Sunteți pe pagina 1din 88

UNIVERSITATEA “Petre Andrei” din IAŞI

FACULTATEA DE DREPT

DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ


SUPORT DE CURS
Anul I, semestrul I

Raluca-Oana ANDONE Irina APETREI

IAŞI, 2009

1
CUPRINS

Capitolul I.
INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL………………………………………………………................5

Secţiunea I. Noţiuni generale despre dreptul civil……………………………………………………………5


1.1. Definiţia dreptului civil……………………………………………………………………………....................5
1.2. Obiectul de reglementare a dreptului civil………………………………………................……................5
1.3. Normele de drept civil……………………………………………………………………………..……...........6
1.4. Principiile fundamentale ale dreptului civil………………………………………..................…..................7
1.5. Izvoarele dreptului civil……………………………………………………………....................…................8
1.6. Legătura dintre dreptul civil şi alte ramuri de drept………………………………….................................9

Secţiunea II. Acţiunea legii civile în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor……………….…………....11


2.1. Acţiunea legii civile în timp……………………………………………………………………..…………….11
2.2. Acţiunea legii civile în spaţiu…………………………………………………………………………………12
2.3. Acţiunea legii civile în asupra persoanelor………………………………………………………………....13

Secţiunea III. Interpretarea legii civile…………………………………………………………………...…….14

Bibliografie…………………………………………………………………...…………………………………….16
Întrebări de evaluare…………………………………………………………......................………….............16

Capitolul II.
RAPORTUL JURIDIC CIVIL………………………………………………………………………......18

Secţiunea I. Noţiunea, caracterele juridice şi premisele raportului juridic civil …………………...….18


1.1. Noţiunea de raport juridic civil……………………………………………………………………..…….…..18
1.2. Caracterele juridice ale raportului juridic civil……………………………………………...…………...…..18
1.3. Premisele raportului juridic civil……………………………………………………………………………...19

Secţiunea II. Structura raportului juridic civil…………………………………………...………………...…20


2.1. Subiectele raportului juridic civil…………………………………………………………...………………...20
A. Individualizarea subiectelor raportului juridic civil……………………………………………...…………….21
B. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil……………………………………………………………..….21
a. Pluralitatea subiectelor în cadrul raporturilor juridice reale…………………………………….……………21
b. Pluralitatea subiectelor în cadrul raporturilor juridice de obligaţii…………………………………………..22
C. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil…………………………………………………….............…23
D. Capacitatea civilă a subiectelor raportului juridic civil…………………………………………..………......23
a. Capacitatea civilă a persoanei fizice………………………………………………………..…………..…….23
b. Capacitatea civilă a persoanei juridice…………………………………………………….……………….....25
2.2. Conţinutul raportului juridic civil…………………………………………………………….………………..26
A. Noţiunea de conţinut…………………………………………………………………………….………………26
B. Noţiunea de drept subiectiv civil……………………………………………………………………………….26
C. Clasificarea drepturilor subiective civile………………………………………………………………...…….27
a. Drepturi subiective civile absolute şi drepturi subiective civile relative……………………..……………..27
b. Drepturi subiective civile patrimoniale şi drepturi subiective civile nepatrimoniale………………..……..27
c. Drepturi subiective civile principale şi drepturi subiective civile accesorii…………………………..…….29
d. Drepturi subiective civile pure şi simple şi drepturi subiective civile afectate
de modalităţi………………………………………………………………………………………………...…..…..30
D. Naşterea, transmiterea şi stingerea drepturilor subiective civile………………………………..…...…….30
a. Naşterea drepturilor subiective civile…………………………………………………...……………...……...30
b. Transmiterea drepturilor subiective civile……………………………………………...………………..……30
c. Stingerea drepturilor subiective civile ……………………………………………………………..………….31
E. Recunoaşterea, ocrotirea şi exercitarea drepturilor subiective civile. Abuzul de drept………..………..31
a. Recunoaşterea şi ocrotirea drepturilor subiective civile …………………………………………..………..31
b. Exercitarea drepturilor subiective civile. Abuzul de drept…………………………………………...……....32
F. Noţiunea de obligaţie……………………………………………………………………………….…………...33
G. Clasificarea obligaţiilor civile………………………………………………………………………..………....33
a. Obligaţii de a da, a face şi a nu face…………………………………………………………………………..33

2
b. Obligaţii civile pozitive şi obligaţii civile negative……………………………………………………………..33
c. Obligaţii de rezultat şi obligaţii de mijloace………………………………………………………………..….34
d. Obligaţii civile obişnuite, obligaţii opozabile terţilor şi obligaţii reale………………………………….……34
e. Obligaţii civile (perfecte) şi obligaţii naturale (imperfecte)……………………………………..…………....34
2.3. Obiectul raportului juridic civil…………………………………………………………………………….….35
A. Noţiunea de obiect juridic şi noţiunea de obiect material………………………………………………..…35
B. Obiectele materiale ale raporturilor juridice civile (bunurile) şi clasificarea lor………………………..….35
a. Bunuri aflate în circuitul civil şi bunuri scoase din circuitul civil……………………………………….……35
b. Bunuri individual determinate şi bunuri generic determinate…………………………………………..…..36
c. Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile……………………………………………………………………..…...36
d. Bunuri consumptibile şi bunuri neconsumptibile……………………………………………………………..37
e. Bunuri frugifere şi bunuri nefrugifere…………………………………………………..................................37
f. Bunuri corporale şi bunuri incorporale…………………………………………………………………..……..38
g. Bunuri divizibile şi bunuri indivizibile………………………………………………………………….……….38
h. Bunuri principale şi bunuri accesorii………………………………………………………………..…………38
i. Bunuri mobile şi bunuri imobile………………………………………………………………………..……..…39
j. Bunuri aparţinând domeniului public şi bunuri aparţinând domeniului privat……………………...……….40
k. Bunuri sesizabile şi bunuri insesizabile…………………………………………………………..………...…41
l. Bunuri mijloace de producţie şi bunuri mijloace de consum………………………………………...……….41
m. Bani şi titluri de valoare…………………………………………………………………………………...…....41

Bibliografie…………………………………………………………………...……………………….……………42
Întrebări de evaluare……………………………………………………………………………….……….…….42

Capitolul III.
ACTUL JURIDIC CIVIL ……..………………………………………………………………………..…………..45

Secţiunea I. Faptul şi actul juridic civil…………………………………………………………………..……45


1.1. Noţiunea de fapt juridic…………………………………………………………………….…………...…….45
1.2. Clasificarea faptelor juridice………………………………………………………………………....……….45
1.3. Noţiunea de act juridic civil…………………………………………………………………………...……...45

Secţiunea II. Condiţiile de valabilitate a actului juridic civil……………………………………………….46


2.1. Noţiunea, enumerarea şi clasificarea condiţiilor de valabilitate a actului juridic civil……………..……46
2.2. Capacitatea de a încheia acte juridice civile…………………………………………………………...…..47
A. Încheierea actelor juridice civile prin reprezentare……………………………………………….………....47
2.3. Consimţământul…………………………………………………………………………………............…....49
A. Raportul dintre consimţământ şi voinţa juridică…………………………………………..…………..……...49
B. Formarea voinţei juridice………………………………………………………………….…………..…….….49
C. Principiile voinţei juridice…………………………………………………………………..…………..…….…49
1. Principiul libertăţii încheierii actelor juridice…………………………………………………………...……...49
2. Principiul voinţei reale (interne)………………………………………………………………………………...50
D. Noţiunea şi condiţiile de valabilitate a consimţământului…………………………………………………...50
E. Cazuri în care lipseşte consimţământul…………………………………………………………………….…51
F. Viciile de consimţământ………………………………………………………………………………...….…...51
a. Eroarea……………………………………………………………………………………………..………...…..51
b. Dolul (viclenia)…………………………………………………………………………………………… ...…...53
c. Violenţa……………………………………………………………………………………………...…..………..54
d. Leziunea……………………………………………………………………………………………...…....……..55
2.4. Obiectul actului juridic civil……………………………………………………………………....…...……....56
2.5. Cauza (scopul) actului juridic civil…………………………………………………………………...………57
2.6. Forma actului juridic civil……………………………………………………………………...…..………….58

Secţiunea III. Clasificarea actelor juridice civile………………………………………………….………....61


3.1. Acte juridice pure şi simple şi acte juridice afectate de modalităţi…………………………..…...…...…61
3.2. Acte juridice unilaterale, acte juridice bilaterale şi acte juridice multilaterale……………...…..…...…..61
3.3. Acte juridice consensuale, acte juridice formale şi acte juridice reale…………………...…..………....61
3.4. Acte juridice constitutive, acte juridice translative şi acte juridice declarative……...…..…….………..62
3.5. Acte juridice cu titlu oneros şi acte juridice cu titlu gratuit………………………………...…..……..…..62
3.6. Acte juridice de conservare, acte juridice de administrare şi acte juridice
de dispoziţie………………………………………………………………………………………………...…......64
3.7. Acte juridice cu executare imediată şi acte juridice cu executare succesivă……………...…..…...….65

3
3.8. Acte juridice între vii şi acte juridice pentru cauză de moarte………………………………..…...….....65
3.9. Acte juridice patrimoniale şi acte juridice nepatrimoniale………………………………...…..………….65
3.10. Acte juridice subiective şi acte juridice condiţie…………………………………………...…..…..…….66
3.11. Acte juridice cauzale şi acte juridice abstracte…………………………………………...…..…….……66
3.12. Acte juridice strict personale şi acte juridice care se pot încheia prin reprezentant……...…..….…..66
3.13. Acte juridice principale şi acte juridice accesorii…………………………………...…..……………...…67
3.14. Acte juridice numite şi acte juridice nenumite……………………………...…..……....................….…67

Secţiunea IV. Modalităţile actului juridic civil.………..……...………………………..……….…………....69


4.1. Noţiunea de modalităţi.……………....……………………………….…….…………..….….… ...…..…...69
4.2. Clasificarea modalităţilor………………………….........................................................…...………...…69
4.3. Termenul…………………………………………….…………………...…..…………………………..….. 69
4.4. Condiţia……….…………………………………..................…...…..………………..….......................…71
4.5. Sarcina………………………………..……………….....…................….………………..........................73

Secţiunea V. Efectele actului juridic civil…………..………..….………………………………………..…..75


5.1. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil……………………..…………………….…………………......75
5.2. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil………..………………………………….….….….…....76
5.3. Principiul forţei obligatorii a actului juridic civil…….…………………………….….………..………….....78
5.4. Principiul irevocabilităţii actului juridic civil……….………………………………….….…………………..78

Secţiunea VI. Nulitatea actului juridic civil…………….………………………………………..………...….80


6.1. Noţiuni generale despre nulitate………..….………………………………………..….….……….….……80
6.2. Clasificarea nulităţii...……………..……………………………...………… .….…………………………...81
6.3. Efectele nulităţii…………………….…………………………………..….….........................…….……….83
6.4. Principii de drept care înlătură aplicarea nulităţii….……………….….…………………….….……….…84

Bibliografie……………………………………………………………...…..…………….……..…...………...….85
Întrebări de evaluare……………………………………………………………………………………....…......86

Notă: 1. La elaborarea prezentei ediţii s-a avut în vedere legislaţia în vigoare la 1 octombrie 2009,
inclusiv Codul civil din 1864, actualizat până în 1997, care este aplicabil până la momentul intrării în
vigoare a noului Cod civil.
2. Prezenta lucrare nu conţine dispoziţiile Codului civil din 2009 - Legea nr. 287/25.06.2009, publicată în
M.Of. nr. 511/24.07.2009, care va intra în vigoare la data care va fi stabilită prin legea pentru punerea în
aplicare a acestuia, ce urmează a fi adoptată în termen de 12 luni de la publicarea în M. Of. a noului Cod.
Astfel, începând cu data de 24.07.2010 se va afla cu precizie momentul la care va intra în vigoare noul
Cod Civil.

4
Capitolul I

INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL

Secţiunea I
NOŢIUNI GENERALE DESPRE DREPTUL CIVIL

1.1. Definiţia dreptului civil

Dreptul civil este acea ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce
reglementează raporturile patrimoniale şi raporturile nepatrimoniale stabilite între
persoane fizice şi persoane juridice, aflate pe poziţii de egalitate juridică.
Cuvântul drept provine din latinescul directum, însemnând ceea ce este conform legii.
Termenul de drept civil are mai multe sensuri:
- drept civil obiectiv (pozitiv), reprezentând o ramură de drept formată dintr-un ansamblu de
norme juridice aflate în vigoare;
- drept civil subiectiv, reprezentând posibilitatea recunoscută de lege subiectului activ de a
avea o anumită conduită şi de a cere subiectului pasiv o conduită corespunzătoare dreptului său,
apelându-se în caz de nevoie la forţa de constrângere a statului pentru protecţia acestui drept;
- ştiinţă juridică, având ca obiect de cercetare dreptul civil.
Dreptul este format din drept internaţional, care se ocupă cu relaţiile dintre state sau dintre
cetăţenii unor state diferite, şi din drept naţional, care priveşte relaţiile dintre stat şi cetăţeni sau
dintre persoanele fizice şi juridice ale aceluiaşi stat.
Atât dreptul internaţional, cât şi dreptul naţional se împart în drept public şi drept privat.
Astfel, dreptul internaţional public are ca obiect de reglementare raporturile dintre state, iar
dreptul internaţional privat se ocupă cu relaţiile dintre cetăţenii unor state diferite sau care au
bunuri ori interese în state diferite. Dreptul naţional public priveşte constituirea statului şi a
puterilor publice, raporturile dintre stat şi cetăţenii acelui stat şi, în general, actele făcute de
persoane care lucrează în virtutea unei delegări directe sau indirecte a statului (din acesta fac
parte dreptul constituţional, dreptul administrativ, dreptul financiar, dreptul penal, dreptul
procesual penal). Dreptul naţional privat reglementează actele particularilor privind interese
individuale (din acesta fac parte dreptul civil, dreptul familiei, dreptul comercial, dreptul muncii,
dreptul procesual civil).

1.2. Obiectul de reglementare a dreptului civil

Obiectul de reglementare a dreptului civil îl constituie raporturile patrimoniale şi


raporturile nepatrimoniale.
Raporturile patrimoniale reprezintă relaţii sociale care au un conţinut economic, din care
rezultă drepturi şi obligaţii evaluabile în bani (ex.: vânzarea unui bun, prestarea unui serviciu,
executarea unei lucrări).
Raporturile personale nepatrimoniale reprezintă relaţii sociale care nu au un conţinut
economic, din care rezultă drepturi şi obligaţii neevaluabile în bani. Aceste raporturi se referă la
existenţa şi integritatea fizică şi morală a persoanei (ex.: dreptul la viaţă, la sănătate, la onoare, la
reputaţie), la atributele de identificare ale persoanei (ex.: dreptul la nume, la domiciliu), şi la
drepturile de creaţie intelectuală (ex.: dreptul de autor, dreptul de inventator).
Nu toate raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale din societate sunt reglementate de dreptul
civil, ci numai acele raporturi bazate pe egalitatea participanţilor la raportul juridic, care
constituie, de altfel, metoda de reglementare a dreptului civil. Părţile din raportul juridic civil
nu se subordonează una celeilalte, ci se află pe o poziţie de egalitate juridică.

5
Totalitatea normelor de drept civil este organizată în instituţiile dreptului civil, adică grupe de
norme de drept civil ce reglementează subdiviziuni ale obiectului dreptului civil. În ordinea în
care vor fi studiate în cursul Facultăţii de Drept, instituţiile dreptului civil sunt următoarele:
- raportul juridic civil: - elementele raportului juridic civil: - părţile (persoana fizică şi
persoana juridică); - conţinutul (drepturile şi obligaţiile civile); - obiectul (conduita părţilor şi, în
mod derivat, bunurile);
- proba raportul juridic civil.
- actul juridic civil: - elementele actului juridic civil: - capacitatea (de folosinţă şi de
exerciţiu); - consimţământul; - obiectul; - cauza; -uneori, forma;
- clasificarea actelor juridice civile;
- efectele actului juridic civil;
- nulitatea actului juridic civil.
- prescripţia extinctivă;
- persoana fizică;
- persoana juridică;
- drepturile reale principale;
- obligaţiile civile;
- drepturile de creaţie intelectuală;
- contractele civile;
- succesiunile.

1.3. Normele de drept civil

Noţiune: Normele de drept civil sunt reguli de conduită cu caracter general impersonal
şi, de regulă, obligatoriu, care stabilesc modul de comportament al indivizilor în cadrul
raportului juridic civil.
Clasificare:
I. În funcţie de caracterul conduitei prescrise:
a. norme imperative, care impun o anumită conduită părţilor raportului juridic civil, de la
care ele nu se pot abate. Acestea se împart, la rândul lor, în:
- norme onerative, care ordonă săvârşirea unei anumite acţiuni (ex.: art. 813 C. civ.
prevede că toate donaţiile se fac prin act autentic);
- norme prohibitive, care interzic părţilor săvârşirea unei acţiuni (ex.: art. 5 C. fam.
interzice bigamia - căsătoria cu două persoane în acelaşi timp).
b. norme dispozitive, care suplinesc sau interpretează voinţa subiectelor de drept civil,
voinţă parţial sau deloc exprimată, făcând posibilă derogarea de la dispoziţiile lor. Acestea se
împart, la rândul lor, în:
- norme permisive, care nu ordonă o anumită conduită, părţile putând dispune potrivit
voinţei lor, alegând conduita pe care doresc să o urmeze din mai multe posibile indicate de lege
(ex.: art. 27 alin. 2 C. fam. prevede că soţii îşi pot alege ca nume de familie numele unuia sau al
altuia dintre ei, numele lor reunite sau îşi pot păstra numele avut înainte de încheierea căsătoriei);
- norme supletive, care suplinesc lipsa de manifestare a voinţei părţilor, dacă acestea nu
şi-au ales singure conduita (ex.: art. 1319 C. civ. prevede că, în cadrul contractului de vânzare-
cumpărare, predarea bunului trebuie să se facă la locul unde se afla bunul vândut în timpul
vânzării, dacă părţile nu au convenit altfel).
II. În funcţie de întinderea câmpului de aplicare:
a. Norme generale, care se aplică în toate cazurile.
b. Norme speciale, care se aplică numai în cazurile expres prevăzute de lege.
Norma generală reprezintă regula, iar norma specială constituie excepţia. Norma specială
derogă de la cea generală.

6
Elementele normei de drept civil:
1. ipoteza (condiţiile în care se aplică norma juridică);
2. dispoziţia (conduita părţilor, care trebuie respectată);
3. sancţiunea (consecinţele nerespectării dispoziţiei).
Exemplu: Art. 485 C. civ. prevede: „Posesorul nu câştigă proprietatea fructelor (dispoziţia)
decât când posedă cu bună-credinţă (ipoteza); la cazul contrar, el este dator de a înapoia
productele, împreună cu lucrul, proprietarului care-l revendică (sancţiunea).”
Precizăm ca nu întotdeauna elementele normei de drept civil apar în textul de lege în ordinea
mai sus prezentată şi că este posibil ca nu toate elementele ei să existe, unele lipsind (ex.
sancţiunea), iar altele subînţelegându-se (ex.: dispoziţia).

1.4. Principiile fundamentale ale dreptului civil

Principiile fundamentale ale dreptului civil reprezintă idei călăuzitoare care


guvernează toate regulile unei ramuri de drept şi care reflectă ceea ce este esenţial şi
hotărâtor în acea ramură de drept.
Acestea nu trebuie confundate cu principiile care stau la baza întregului sistem de drept sau
cu principiile specifice fiecărei ramuri de drept. Principiile fundamentale ale dreptului civil sunt
următoarele:
1. Principiul garantării proprietăţii
Conform art. 44 din Constituţie şi art. 481 C. civ., statul garantează dreptul de proprietate şi
nimeni nu poate fi expropriat, decât pentru o cauză de utilitate publică, cu o dreaptă şi prealabilă
despăgubire. Art. 136 din Constituţie prevede că bunurile proprietate publică sunt inalienabile,
iar proprietatea privată este inviolabilă.
Dreptul civil reglementează conţinutul dreptului de proprietate (care reuneşte posesia,
folosinţa şi dispoziţia asupra bunului în cauză), formele dreptului de proprietate (publică şi
privată), modurile de dobândire şi de stingere a acestuia şi mijlocul de ocrotire specific (acţiunea
în revendicare).
Dreptul de proprietate publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale asupra
bunurilor care potrivit legii sau prin natura ori destinaţia lor, sunt de uz sau de interes public.
Dreptul de proprietate privată aparţine persoanelor fizice (indivizilor) sau juridice (publice sau
private), inclusiv statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, asupra bunurilor care sunt de uz
sau de interes privat.
2. Principiul egalităţii în faţa legii civile
Potrivit art. 4 şi art. 6 din Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice,
capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor fizice. Sexul, rasa, naţionalitatea, religia,
gradul de cultură sau originea nu au nici o înrâurire asupra capacităţii. Nimeni nu poate fi
îngrădit în capacitatea de folosinţă şi nici lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea de exerciţiu,
decât în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege. Acest principiu se regăseşte prezentat într-un
mod general în art. 4 alin. 2 şi art. 16 din Constituţie.
În ce priveşte persoanele juridice, art. 34 din Decretul nr. 31/1954 prevede că acestea nu pot
avea decât acele drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege, actul de înfiinţare sau
statut. Aşadar, persoanele juridice dintr-o anumită categorie se supun în mod egal legilor civile
edictate pentru reglementarea acelei categorii.
Principiul egalităţii în faţa legii civile îşi găseşte expresia în egala capacitate juridică, adică în
egala aptitudine de a avea drepturi şi obligaţii şi în posibilitatea egală a tuturor de a-şi exercita
drepturile lor subiective.
3. Principiul îmbinării intereselor individuale cu cele generale
Art. 1 din Decretul nr. 31/1954 prevede că drepturile civile ale persoanelor fizice sunt
recunoscute în scopul de a satisface interesele personale, materiale şi culturale, în acord cu
interesul obştesc, potrivit legii şi regulilor de convieţuire socială. Conform art. 3 din Decretul nr.

7
31/1954, drepturile civile pot fi exercitate numai potrivit scopului lor economic şi social.
Exercitarea drepturilor civile cu încălcarea acestui principiu constituie un abuz de drept şi se
sancţionează ca atare.
Acest principiu se regăseşte şi în diverse dispoziţii ale Constituţiei, precum art. 26.
4. Principiul garantării drepturilor civile subiective
Potrivit art. 3 din Decretul nr. 31/1954, drepturile civile sunt ocrotite de lege. Constituţia
conţine numeroase dispoziţii, precum art. 1 alin. 3, art. 18, art. 20-53, prin care se garantează
drepturile şi libertăţile fundamentale, precum dreptul la viaţă, la integritate fizică şi psihică, la
sănătate, la libertate, la apărare, la viaţă intimă, familială şi privată, la inviolabilitatea
domiciliului, la liberă circulaţie, la moştenire, la proprietate şi altele.
Art. 52 din Constituţie prevede că persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul
legal a unei cereri este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei.

1.5. Izvoarele dreptului civil

Definiţie: În sens larg, izvoarele dreptului civil reprezintă condiţii socio-economice care au
determinat apariţia unor anumite norme juridice, în funcţie de tipul de societate existent într-o
perioadă istorică dată.
În sens restrâns, izvoarele dreptului civil reprezintă forme de exprimare a normelor de
drept civil.
Izvoarele de drept civil - acte normative sunt următoarele:
1. Legea, emanând de la Parlament, are o forţă juridică superioară faţă de celelalte izvoare de
drept care îi sunt subordonate şi trebuie să nu contravină acesteia. Parlamentul adoptă legi
constituţionale, legi organice şi legi ordinare:
a. Legile constituţionale sunt Constituţia României din anul 2003 şi legile de revizuire
a acesteia. Constituţia – legea fundamentală a unui stat – cuprinde principiile şi instituţiile care
stau la baza tuturor ramurilor de drept, inclusiv a dreptului civil. Toate celelalte acte normative
trebuie sa fie în concordanţă cu aceasta. Pentru elaborarea şi revizuirea Constituţiei se cere
respectarea unei proceduri deosebite.
b. Legile organice reglementează o serie limitată şi expresă de domenii şi se adoptă cu
votul majorităţii membrilor de pe listele fiecărei camere a Parlamentului. Uneori, legile organice
se prezintă ca un ansamblu de norme juridice, organizate sistematic, purtând denumirea de
coduri (ex. de legi organice – izvoare de drept civil: Codul civil, Codul familiei).
Codul civil din anul 1865, elaborat după modelul Codului civil francez din anul 1804,
cuprinde un titlu preliminar Despre efectele şi aplicarea legilor în genere (art. 1-5) , Cartea I.
Despre persoane (art. 6-460) – abrogată, Cartea a II-a. Despre bunuri şi despre osebitele
modificări ale proprietăţii (art. 461- 643) privind bunuri şi drepturi reale şi Cartea a III-a. Despre
diferitele moduri în care se dobândeşte proprietatea (art. 644-1914) privind succesiunile,
donaţiile, testamentele, contractele şi prescripţia extinctivă. Acest cod a fost menţinut în vigoare,
dar a suferit prefaceri profunde prin abrogări şi modificări.
c. Legile ordinare sunt acte normative obişnuite, curente şi cu un obiect limitat, care se
adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi ai fiecărei camere a Parlamentului (ex. de legi
ordinare – izvoare de drept civil: Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept internaţional privat).
2. Decretele Preşedintelui României, care, în exercitarea atribuţiilor sale, emite astfel de
acte normative (ex. de decrete – izvoare de drept civil: Decretul nr. 31/1954 privind persoanele
fizice şi juridice, Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă, decretul nr. 32/1954 de
punere în aplicare a Codului familiei şi a Decretului nr. 31/1954). Nepublicarea decretului în
Monitorul Oficial al României atrage inexistenţa sa.

8
3. Hotărârile de Guvern, Ordonanţele de Guvern şi Ordonanţele de Urgenţă ale
Guvenului
Guvernul adoptă hotărâri şi ordonanţe. Hotărârile se emit pentru organizarea executării
legilor, iar ordonanţele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare din partea Parlamentului,
în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta. Legea de abilitare stabileşte domeniul (numai
domenii care nu fac obiectul legilor organice) şi data până la care se pot emite ordonanţe. În
cazuri excepţionale, Guvernul poate adopta Ordonanţe de Urgenţă care intră în vigoare numai
după aprobarea lor de către Parlament (ex. de ordonanţă de urgenţă – izvor de drept civil: O.U.G.
nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor
fizice).
4. Acte normative emise de administraţia publică centrală şi locală (ordinele miniştrilor,
hotărârile Consiliului Local, dispoziţiile primarului, ordinele prefectului) sunt izvoare de drept
civil în măsura în care conţin dispoziţii de drept civil.
5. Reglementările internaţionale (convenţiile şi tratatele internaţionale la care România este
parte) constituie izvoare de drept civil în măsura în care conţin dispoziţii de drept civil şi se
aplică în ţara noastră în baza legii de ratificare emise de Parlament.
Problema altor „izvoare” de drept civil:
1. Cutuma (obiceiul) este o regulă de conduită stabilită şi respectată în virtutea deprinderii şi
socotită ca fiind obligatorie. Obiceiul nu constituie un izvor de drept civil, decât dacă o normă
juridică civilă face trimitere la el. Acesta nu este un izvor distinct de drept civil, deoarece se
integrează în norma de drept civil (ex.: în materie de servituţi şi de vecinătate – art. 600, 607,
610 C. civ., la executarea şi interpretarea contractelor – art. 970 şi 980 C. civ., în materie de
locaţiune – art. 1447 şi 1450 C. civ., în comerţul maritim).
2. Regulile de convieţuire socială (morala) reprezintă o varietate de reguli morale şi nu
constituie un izvor de drept civil, decât dacă o normă juridică civilă face trimitere la ele. Acestea
nu sunt un izvor distinct de drept civil, deoarece se integrează în norma de drept civil.
3. Practica judiciară (precedentul judiciar, jurisprudenţa) reprezintă hotărârile date de
instanţele judecătoreşti în soluţionarea unor cauze concrete şi nu constituie un izvor de drept civil
în sistemul nostru de drept, deoarece hotărârea instanţei are efect doar în cauza respectivă,
nefiind obligatorie pentru alte cauze similare. Doar în sistemul de drept common-law întâlnit în
Marea Britanie şi Statele Unite ale Americii jurisprudenţa constituie un izvor de drept.
4. Doctrina (ştiinţa dreptului) reuneşte opiniile diferiţilor jurişti şi nu constituie un izvor de
drept civil.
5. Principiile dreptului civil nu constituie un izvor distinct de drept civil, deoarece se
integrează în norma de drept civil.

1.6. Legătura dintre dreptul civil şi alte ramuri de drept

Dreptul civil trebuie delimitat de alte ramuri de drept, pentru că unele raporturi patrimoniale
şi nepatrimoniale sunt reglementate şi de către alte ramuri. Criteriile de delimitare sunt obiectul
de reglementare, metoda de reglementare, calitatea părţilor, caracterul normelor juridice şi al
sancţiunilor. Ramurile de drept cu care se face comparaţia sunt următoarele:
1. Dreptul constituţional
Dreptul constituţional este acea ramură a dreptului care reglementează bazele statului român,
organele statului, drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor şi însemnele statului
român.
În dreptul civil predomină raporturile patrimoniale şi normele dispozitive, pe când în dreptul
constituţional predomină raporturile nepatrimoniale şi normele imperative. În dreptul civil,
părţile se află pe o poziţie de egalitate juridică, pe când, în dreptul constituţional, părţile se află
într-o poziţie de subordonare, a cetăţeanului faţă de stat. Subiectele în cadrul dreptului civil sunt
persoane fizice sau juridice, pe când în dreptul constituţional subiectele au o calitate specială, de

9
organ al statului sau cetăţean român. Constituţia conţine numeroase prevederi care stau la baza
reglementării dreptului civil.
2. Dreptul administrativ
Dreptul administrativ este acea ramură a dreptului care reglementează raporturile sociale
născute în cadrul administraţiei publice.
În dreptul administrativ predomină raporturile nepatrimoniale şi normele imperative, una din
părţi se subordonează celeilalte – organul administrativ. Această ramură de drept are sancţiuni
specifice, precum amenda contravenţională.
3. Dreptul financiar
Dreptul financiar este acea ramură a dreptului care reglementează raporturile sociale născute
în activitatea de constituire şi utilizare a sumelor ce formează bugetul de stat.
În dreptul financiar predomină raporturile patrimoniale şi normele imperative, una din părţi
se subordonează celeilalte – organul de stat cu atribuţii fiscale. Această ramură de drept are
sancţiuni specifice, precum penalităţile pentru neplata la timp a impozitelor.
4. Dreptul comercial
Dreptul comercial este acea ramură a dreptului care reglementează raporturile ce se stabilesc
în activitatea comercială internă realizată de comercianţi.
În dreptul comercial predomină raporturile patrimoniale şi normele dispozitive, iar una din
părţi trebuie să aibă calitatea de comerciant. La fel ca în dreptul civil, din care dreptul comercial
s-a desprins ca o ramură de sine-stătătoare, odată cu apariţia Codului comercial în anul 1887,
părţile se află pe o poziţie de egalitate juridică.
5. Dreptul familiei
Dreptul familiei este acea ramură de drept care cuprinde totalitatea normelor juridice ce
reglementează raporturile personale şi patrimoniale care izvorăsc din căsătorie, rudenie, adopţie
şi raporturile asimilate de lege, sub anumite aspecte, cu raporturile de familie.
În dreptul familiei predomină raporturile nepatrimoniale şi normele imperative, iar părţile au
o calitate specială (ex.: părinţi, copii, soţi, adoptator, adoptat). Dreptul familiei s-a desprins din
dreptul civil ca o ramură de sine-stătătoare, odată cu apariţia Codului familiei în anul 1954.
6. Dreptul internaţional privat
Dreptul internaţional privat reglementează aceleaşi raporturi ca şi dreptul civil, cu deosebirea
că le priveşte sub aspectul lor internaţional, adică raporturi cu un element de extraneitate (ex.:
una dintre părţile raportului juridic este un cetăţean străin, actul juridic se încheie în străinătate,
bunul la care se referă actul juridic este situat în străinătate). Această ramură de drept indică
legea aplicabilă în astfel de cazuri, legea română sau legea străină.
7. Dreptul procesual civil
Dreptul procesual civil reglementează modul de judecată şi de rezolvare a litigiilor privind
drepturi şi interese civile, precum şi modul de executare a hotărârilor judecătoreşti. Relaţia dintre
dreptul civil şi dreptul procesual civil este aceea dintre conţinut şi formă, normele dreptului
procesual civil fiind destinate asigurării aplicării normelor de drept civil.
8. Dreptul muncii şi al securităţii sociale
Dreptul muncii reglementează raporturile ce izvorăsc din contractul individual şi cel colectiv
de muncă.
În dreptul muncii predomină normele imperative, iar părţile sunt egale doar la încheierea
contractului de muncă, ulterior salariatul fiind subordonat angajatorului.
9. Dreptul penal
Dreptul penal se ocupă cu studierea infracţiunilor, stabilirea răspunderii penale şi executarea
pedepselor. Este posibil ca săvârşirea unor infracţiuni să atragă nu numai răspunderea penală, ci
şi răspunderea civilă.
Concluzie: În raport cu aceste ramuri de drept, dreptul civil reprezintă dreptul comun, în
sensul că normele sale se vor aplica şi în soluţionarea unor raporturi din aceste ramuri, ori de câte
ori în cadrul lor nu există prevederi speciale sau acestea sunt incomplete.

10
Secţiunea II
ACŢIUNEA LEGII CIVILE ÎN TIMP, ÎN SPAŢIU
ŞI ASUPRA PERSOANELOR

Normele juridice civile acţionează în timp, în spaţiu şi cu privire la anumiţi destinatari.

2.1. Acţiunea legii civile în timp

Acţiunea legii civile în timp este mărginită de două momente:


1. momentul când începe acţiunea normei juridice civile, adică al intrării în vigoare a legii
civile
Conform art. 78 din Constituţie, legea civilă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării
ei în Monitorul Oficial al României sau la o dată ulterioară prevăzută în cuprinsul ei, care
poate fi o dată fixă sau un termen. De la data intrării în vigoare a legii civile operează
prezumţia că aceasta este cunoscută de toţi şi că nimeni nu poate invoca necunoaşterea ei (nemo
censetur ignorare legem).
2. momentul când încetează acţiunea normei juridice civile, adică al ieşirii din vigoare a
legii civile.
În principiu, un act normativ se elaborează pe o perioadă nedeterminată, rămânând în vigoare
până când este abrogat printr-un alt act normativ de acelaşi grad sau de un grad superior, până la
împlinirea termenului său de aplicare sau până când acesta devine inaplicabil ca urmare a
schimbării relaţiilor sociale care i-au determinat apariţia.
Legea civilă iese din vigoare în următoarele moduri:
a) abrogarea, care poate fi:
- expresă:
- direct, când într-un nou act normativ se nominalizează actul normativ vechi care se
abrogă;
- indirect, când actul normativ nou menţionează că dispoziţiile anterioare, contrare
dispoziţiilor lui se abrogă, fără a nominaliza actul normativ vechi pe care îl abrogă.
- tacită, când legea nouă nu abrogă în mod expres legea veche, dar conţine dispoziţii care
derogă de la vechea reglementare;
- totală, când un act normativ este abrogat în întregime;
- parţială, când din actul normativ sunt abrogate doar unele dispoziţii, celelalte rămânând în
vigoare.
b) împlinirea termenului pentru care a fost elaborat actul normativ. Legile cu termen se
elaborează când se poate prevedea cu precizie durata de timp necesară aplicării lor.
Ca o excepţie, legile temporare sunt date pentru timpul cât durează o stare excepţională
(precum inundaţii, cutremure, războaie), la încetarea ei pierzându-şi efectul şi legile respective.
c) căderea în desuetudine, când, deşi legea nu a fost abrogată, nici expres şi nici tacit,
aceasta nu mai poate fi aplicată, dearece a reglementat situaţii care în prezent sunt depăşite,
luând în considerare schimbările socio-economice care au avut loc între timp.
Principiile care guvenează acţiunea legii civile în timp sunt următoarele:
1. principiul neretroactivităţii legii civile în timp
Potrivit art. 1 C. civ., legea dispune numai pentru viitor, ea nu are putere retroactivă,
adică pentru trecut. Legea se aplică numai faptelor petrecute în intervalul de timp de la intrarea
sa în vigoare şi până la ieşirea sa din vigoare, nu faptelor petrecute anterior intrării ei în vigoare.
Excepţiile de la acest principiu, în cazul cărora funcţionează retroactivitatea legii şi care sunt
expres prevăzute în lege, se referă la:
- legile interpretative, care explică sensul unor legi anterioare şi produc efecte de la data
intrării în vigoare a legilor emise anterior, pe care le interpretează şi cu care fac corp comun;

11
- legea penală nouă mai favorabilă, care se aplică unor fapte săvârşite în trecut şi care,
potrivit vechii legi sub imperiul cărora s-au săvârşit, ar fi fost mai aspru pedepsite, conform art.
15 alin. 2 din Constituţie.
2. principiul aplicării imediate a legii civile noi
Legea civilă nouă se aplică tuturor situaţiilor ivite după intrarea ei în vigoare, legea
veche nefiind aplicabilă din acest moment.
Excepţiile de la acest principiu se referă la:
- retroactivitatea legii civile noi, care trebuie să fie expresă şi înseamnă aplicarea legii noi la
situaţii anterioare adoptării ei;
- ultraactivitatea (supravieţuirea) legii civile vechi, însemnând că legea veche continuă să se
aplice tranzitoriu situaţiilor juridice aflate în curs de desfăşurare, până la stingerea raporturilor
juridice care s-au născut sub imperiul ei. De exemplu, adopţia cu efecte restrânse, prin care
copilul adoptat păstra legăturile cu părinţii fireşti şi îi putea moşteni, a fost scoasă în afara legii.
Vechea lege în materia adopţiilor continuă să se aplice adopţiilor de acest gen încheiate sub
imperiul ei. Potrivit noii legi a adopţiei, se mai pot încheia numai adopţii cu efecte depline,
singurele care sunt legale în prezent şi care presupun rupererea relaţiilor adoptatului cu părinţii
săi naturali.
Ca o concluzie la modul de acţiune a legii civile în timp, unii autori au emis adagiul tempus
regit actum, conform căruia o situaţie juridică produce efectele prevăzute de legea civilă aflată în
vigoare la data apariţiei sale.

2.2. Acţiunea legii civile în spaţiu

Se au în vedere două aspecte:


1. aspectul intern, care se referă la raporturile juridice civile stabilite între persoane
fizice sau juridice române pe teritoriul ţării noastre.
În rezolvarea aspectului intern se aplică principiul teritorialităţii, conform căruia actele
normative elaborate de către organele centrale ale statului se aplică pe întreg teritoriul
ţării, iar actele normative ce emană de la un organ local al statului se aplică doar pe raza
unităţii administrativ-teritoriale respective.
Există excepţii de la acest principiu:
- când legea română nu se aplică pe teritoriul ţării noastre: imunitatea de care beneficiază
reprezentanţii ambasadelor şi consulatelor statelor străine acreditate în România;
- când legea română se aplică în afara teritoriul ţării noastre cetăţenilor români aflaţi în
străinătate în ce priveşte starea civilă, capacitatea civilă şi relaţiile de familie.
2. aspectul internaţional, care se referă la raporturile juridice civile cu un element de
extraneitate.
În rezolvarea aspectului internaţional se aplică normele dreptului internaţional privat,
deoarece există posibilitatea apariţiei unui conflict între legea română şi legea altui stat. Această
ramură de drept indică legea aplicabilă într-o astfel de situaţie, de exemplu:
- lex rei sitae (legea locului situării bunului): bunurile imobile sunt supuse legilor ţării pe
teritoriul căreia se află;
- legea cetăţeniei guvernează capacitatea civilă, starea civilă şi relaţiile de familie ale
persoanei fizice, iar legea naţionalităţii reglemenează capacitatea civilă a persoanei juridice;
- locus regit actum (legea locului încheierii actului juridic): forma actului juridic este
determinată de legea locului unde este încheiat actul juridic civil.

12
2.3. Acţiunea legii civile asupra persoanelor

Normele juridice civile se adresează oamenilor priviţi individual, ca persoane fizice, sau
colectivelor de oameni, ca persoane juridice.
Din puncul de vedere a sferei subiectelor la care se aplică, există trei categorii de legi civile:
1. legi care se aplică atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice (ex.: Decretul nr.
31/1954 privind persoanele fizice şi juridice, Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă,
Codul civil);
2. legi care se aplică numai persoanelor fizice (ex.: Codul familiei, O.U.G. nr. 41/2003
privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice);
3. legi care se aplică numai persoanelor juridice (ex.: Legea nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, O.G. nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile).

13
Secţiunea III
INTERPRETAREA LEGII CIVILE

Noţiune:
Interpretarea legii civile reprezintă operaţiunea logico-raţională prin care se lămureşte
conţinutul şi sensul unei norme juridice civile, în vederea aplicării ei la un caz concret.
Clasificare:
I. În funcţie de forţa ei juridică:
a. Interpretarea oficială - cea făcută de un organ al statului (puterea legislativă,
executivă sau judecătorească). La rândul său, interpretarea oficială poate fi:
- autentică, dacă interpretarea provine de la însuşi organul care a edictat actul normativ
şi ia forma unor norme interpretative. Aceasta are un caracter obligatoriu şi aceeaşi forţă juridică
ca şi actul normativ pe care îl interpretează.
- cazuală (judiciară, jurisdicţională), dată de instanţa judecătorească, cu prilejul
aplicării unei norme de drept pentru rezolvarea unui caz concret. Aceasta are forţă doar pentru
cauza respectivă, nu şi pentru alte litigii asemănătoare.
b. Interpretarea neoficială (doctrinară) - cea dată de oamenii de ştiinţă din domeniul
dreptului, prin articole, studii, cursuri şi de avocaţi în pledoariile lor în faţa instanţei de
judecată. Aceasta nu este obligatorie, reprezentând doar opiniile unor persoane.
II. În funcţie de metoda de interpretare folosită:
a. Interpretarea gramaticală constă în lămurirea înţelesului unei norme juridice civile
cu ajutorul regulilor gramaticale, luându-se în considerare înţelesul cuvintelor folosite şi
realizându-se analiza morfologică şi sintactică a textului.
În ce priveşte înţelesul cuvintelor, se face distincţie între termenii obişnuiţi din vorbirea
curentă şi termenii din limbajul juridic. Astfel, există cuvinte doar în limbajul juridic (ex.:
ipotecă, gaj, dol, prescripţie extinctivă), cuvinte cu acelaşi sens în limbajul obişnuit şi în cel
juridic (ex.: “părinţii” sunt “tatăl şi mama minorului”) şi cuvinte cu sens diferit în drept decât în
limbajul obişnuit (ex.: termenul “solidar” înseamnă în limbajul obişnuit “unit”, iar în limbaj
juridic - “calificarea unui raport de obligaţie”).
Folosirea în text a legăturilor cu ajutorul conjuncţiilor sau, respectiv şi, duce la sensuri
diferite ale textului, deoarece conjuncţia sau are un caracter alternativ, faţă de conjuncţia şi, care
are un caracter cumulativ.
b. Interpretarea logică constă în folosirea legilor logicii formale şi a argumentelor
pentru stabilirea înţelesului unei norme juridice şi se bazează pe raţionamente inductive şi
deductive.
În procesul interpretării logice s-au stabilit câteva reguli tradiţionale a căror constantă
aplicare a dus la exprimarea lor sub forma unor adagii (dictoane):
1. excepţiile sunt de strictă interpretare şi aplicare (exceptio est strictissimae interpretationis
et aplicationis). O aplicaţie a acestei reguli se referă la raportul dintre legea specială şi cea
generală: legea generală nu derogă de la cea specială (generalia specialibus non derogant), iar
legea specială derogă de la legea generală (specialia generalibus derogant).
De exemplu, art. 1000 alin. 2 C. civ. reglementează răspunderea părinţilor pentru pagubele
cauzate de copiii lor minori, alte rude ale copiilor nefiind răspunzătoare pentru acestea.
2. unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem (ubi lex non distinguit, nec nos
distinguere debemus).
De exemplu, art. 14 alin. 1 din Decretul nr. 31/1054 prevede că domiciliul minorului este la
părinţii săi sau la acela dintre părinţi la care locuieşte în mod statornic, fară a face distincţie între
minorul cu vârsta sub 14 ani sau cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.

14
3. legea civilă trebuie interpretată în sensul aplicării ei, nu în cel al neaplicării ei (actus
interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat), adică în sensul în care ar putea produce
efecte.
Astfel, art. 978 C. civ. prevede că, atunci când o clauză este primitoare de două înţelesuri, ea
se interpretează în sensul ce poate avea un efect, nu în acela ce n-ar putea produce nici unul.
4. excepţiile limitativ enumerate exclud extinderea lor prin analogie;
5. când două norme se completează, aplicaţia ambelor la cazurile reale este obligatorie.
Folosirea legilor logicii formale în interpretarea normelor juridice civile a dus la formularea
unor argumente de interpretare:
1. argumentul per a contrario: ori de câte ori un text prevede un anumit lucru, este de
presupus că neagă contrariul.
De exemplu, art. 27 alin. 2 C. fam. prevede că la încheierea căsătoriei, soţii pot să-şi păstreze
numele lor dinaintea căsătoriei, să ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele lor reunite. Per
a contrario, ei nu pot lua alt nume de familie, decât unul dintre cele enumerate de lege.
2. argumentul a fortiori (cu atât mai mult): aplicarea unei norme de drept, care este edictată
pentru o anumită situaţie, se poate extinde şi la un caz nereglementat expres, deoarece raţiunile
avute în vedere la adoptarea normei se regăsesc şi mai evident în cazul dat.
De exemplu, art. 33 alin. 1 C. fam. prevede că partea din bunurile comune aparţinând unuia
dintre soţi nu poate fi urmărită de creditorii personali ai celuilalt soţ debitor. Cu atât mai mult, nu
va putea fi urmărită nici de creditorii personali ai rudelor soţului nedebitor.
3. argumentul reducerii la absurd (reductio ad absurdum): se demonstrează că o anumită
soluţie, care se desprinde prin interpretare, este singura posibilă şi că adoptarea alteia ar duce la
consecinţe absurde şi inadmisibile. Acest argument este folosit în rezolvarea unor probleme
controversate din literatura juridică, pentru a combate argumentele invocate în sprijinul opiniilor
contrare.
4. argumentul de analogie (unde există aceleaşi raţiuni, trebuie aplicate aceleaşi legi şi
aceeaşi soluţie – ubi eadem est ratio, eadem lex/ solutio esse debet): argumentul este folosit
pentru a soluţiona un caz concret, când nu există o dispoziţie legală, aplicând prin analogie
normele juridice edictate pentru cazuri asemănătoare.
Există două tipuri de analogie:
- analogia dreptului, când se aplică principiile dreptului civil;
- analogia legii, când se aplică o normă de drept care prevede un caz asemănător la un raport
social nereglementat juridic.
Posibilitatea folosirii analogiei rezultă din dispoziţiile art. 3 C. civ. care prevede că
judecătorul care va refuza să judece un litigiu, invocând faptul că legea nu are dispoziţii pentru
acel caz sau este neclară, va putea fi urmarit ca vinovat de denegare de dreptate.
c. Interpretarea sistematică constă în lămurirea înţelesului unei norme juridice civile
determinând locul pe care aceasta îl ocupă în întregul sistem de drept, în cadrul ramurei de
drept şi în cadrul actului normativ din care face parte.
Această interpretare presupune determinarea faptului că norma juridică civilă face parte
dintr-o lege generală sau dintr-una specială, apoi analiza titlului, capitolului şi a secţiunii legii
din care face parte norma juridică civilă.
d. Interpretarea istorică presupune descoperirea adevăratului sens al normei juridice
civile stabilind împrejurările sociale sau politice care au determinat elaborarea normei.
În acest scop se folosesc materialele premergătoare ale organului legislativ, expunerea de
motive a legii şi dezbaterile purtate asupra proiectului de lege.
e. Interpretarea teleologică constă în stabilirea înţelesului unei norme juridice civile
având în vedere scopul urmărit de legiuitor în momentul elaborării normei.

15
III. În funcţie de rezultatul interpretării legii civile:
a. Interpretarea literală (declarativă): conţinutul real al normei juridice civile coincide
întrutotul cu textul în care este formulată. În acest caz, interpretarea nu aduce nimic nou, ci
doar întăreşte textul legii. Interpretarea literală o exclude pe cea extensivă şi pe cea restrictivă.
b. Interpretarea extensivă: conţinutul real al normei juridice civile este mai larg decât
formularea ei textuală. Această interpretare este inadmisibilă când legea cuprinde o enumerare
limitativă a împrejurărilor în care se poate aplica.
De exemplu, în Codul civil se reglementează răspunderea comitentului pentru prejudiciul
cauzat de prepuşii săi în funcţiile pe care li s-au încredinţat. Printr-o interpretare extensivă a
textului de lege, instanţele au considerat că răspunderea comitentului este angajată şi în cazul
exercitării abuzive a funcţiei de către prepus.
c. Interpretarea restrictivă: formularea normei juridice civile este mai largă decât
conţinutul său real şi se aplică unui număr mai restrâns de cazuri.
De exemplu, în Legea locuinţei nr. 114/1996, se prevede posibilitatea evacuării unuia dintre
locatari pentru fapte care fac imposibilă convieţuirea sau împiedică folosinţa normală a locuinţei
de către alţi locatari. Totuşi, această dispoziţie nu poate fi aplicată în cazul soţilor pentru că s-ar
ajunge la o separare judecătorească a lor, ce poate duce la divorţ.

Bibliografie:

1. Boroi G., Drept Civil. Partea generală.Persoanele, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, ediţia
a III-a revizuită şi adăugită;
2. Beleiu Gh., Drept civil român, Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ed.
Universul juridic, Bucureşti, ediţia a XI-a revizuită şi adăugită, 2007;
3. Ungureanu O., Drept civil. Introducere, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
4. Poenaru E., Drept civil. Teoria generală. Persoanele, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002;
5. Răuschi Şt., ş.a., Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, Ed.
Junimea, Iaşi, 2000;
6. Dogaru I., Elementele dreptului civil, Ed. Şansa, Bucureşti, 1998;
7. Lupan E., Introducere în dreptul civil, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 1998;
8. Pop T., Drept civil român. Teoria generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993;
9. Cosmovici P.M., Introducere în dreptul civil, Ed. All Beck, Bucureşti, 1993;
10. Ionaşcu T., Tratat de drept civil, Partea generală, vol. I, Ed. Academiei, 1967.
11. Legea nr. 105/1992 privind raporturile de drept internaţional privat;
12. Constituţia României din 1991, modificată şi completată prin Legea de revizuire nr.
429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003;
13. Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice;
14. Codul civil din 1864, actualizat până în 1997.

Întrebări de evaluare:

1. Definiţi dreptul civil.


2. Care este obiectul de reglementare a dreptului civil?
3. Care este metoda de reglementare a dreptului civil?
4. Definiţi norma de drept civil.
5. Definiţi norma imperativă şi norma dispozitivă. Prezentaţi subcategoriile acestora.
6. Care sunt elementele normei de drept civil?
7. Definiţi şi enumeraţi principiile fundamentale ale dreptului civil.
8. Definiţi şi enumeraţi izvoarele dreptului civil.

16
9. Cutuma este un izvor de drept civil?
10. Jurisprudenţa este un izvor de drept civil?
11. Care este poziţia dreptului civil în raport cu alte ramuri de drept?
12. Care este momentul în care legea civilă intră în vigoare?
13. Care sunt modurile în care legea civilă poate ieşi din vigoare?
14. Definiţi abrogarea expresă indirect.
15. Definiţi abrogarea tacită.
16. Definiţi căderea în desuetudine a legii civile.
17. Care sunt principiile ce guvernează acţiunea legii civile în timp? Explicaţi-le.
18. Ce excepţii de la principiul neretroactivităţii legii civile în timp cunoaşteţi?
19. Ce excepţii de la principiul aplicării imediate a legii civile cunoaşteţi?
20. Ce înţelegeţi prin regula tempus regit actum?
21. Ce principiu cunoaşteţi în ce priveşte aspectul intern al aplicării legii civile în spaţiu?
Explicaţi-l. Ce excepţii de la acest principiu cunoaşteţi?
22. Ce fel de norme juridice se aplică pentru rezolvarea aspectului internaţional al aplicării
legii civile? Daţi exemple de astfel de norme.
23. Ce categorii de norme juridice cunoaşteţi din punctul de vedere al aplicării legii civile
asupra persoanelor?
24. Definiţi interpretarea.
25. Ce tipuri de interpretare cunoaşteţi în funcţie de forţa sa juridică?
26. Definiţi interpretarea autentică şi interpretarea cauzală.
27. Definiţi interpretarea neoficială.
28. Ce tipuri de interpretare cunoaşteţi în funcţie de metoda de interpretare folosită?
29. Definiţi interpretarea gramaticală.
30. Prezentaţi dictoanele (regulile de interpretare) folosite în interpretarea logică.
31. Prezentaţi argumentele de interpretare folosite în interpretarea logică.
32. Definiţi interpretarea sistematică, cea istorică si cea teleologică.
33. Ce tipuri de interpretare cunoaşteţi în funcţie de rezultatul interpretării?

17
Capitolul II

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

Secţiunea I
NOŢIUNEA, CARACTERELE JURIDICE ŞI
PREMISELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL

1.1. Noţiunea de raport juridic civil

Raportul juridic civil este acea relaţie socială patrimonială sau nepatrimonială stabilită
între persoane fizice sau/şi persoane juridice aflate pe poziţie de egalitate juridică,
reglementată de o normă de drept civil (ex.: vânzarea-cumpărarea, schimbul de bunuri,
prestarea de servicii, executarea de lucrări).
Sunt raporturi civile patrimoniale, raporturile legate de dreptul de proprietate, cele care
izvorăsc din contractele civile, din succesiuni, etc. Fac parte din sfera raporturilor civile
nepatrimoniale raporturile referitoare la dreptul la nume, la domiciliu, la stare civilă, la drepturile
privind creaţia intelectuală, etc.

1.2. Caracterele juridice ale raportului juridic civil

1. caracterul social, în sensul că raportul juridic civil este o relaţie care se stabileşte între
oameni, priviţi în mod individual (persoane fizice), sau ca o colectivitate de indivizi (persoane
juridice), în cadrul societăţii.
2. caracterul voliţional, pentru că, de cele mai multe ori, ia naştere prin manifestarea de
voinţă a subiectelor participante la relaţia socială şi exprimă voinţa legiuitorului de a edicta
anumite norme de drept pentru reglementarea relaţiilor sociale care aparţin sferei dreptului civil.
Raportul juridic civil are un dublu caracter voliţional, deoarece, pe de o parte, se manifestă
voinţa legiuitorului exprimată prin normele juridice civile, iar pe de altă parte, se manifestă
voinţa părţilor participante la raporturile juridice civile.
Ceea ce particularizează raportul juridic civil, în comparaţie cu raporturile aparţinând altor
ramuri de drept, constă în aceea că părţile îşi pot manifesta voinţa din momentul naşterii
raportului juridic, pe tot parcursul desfăşurării acestuia, inclusiv în ceea ce priveşte stingerea lui.
3. poziţia de egalitate juridică a părţilor, adică nesubordonarea acestora una faţă de
cealaltă, spre deosebire de raporturile juridice de drept public (din sfera dreptului constituţional,
administrativ, financiar, etc.), în cadrul cărora părţile se află într-o poziţie de subordonare.
Astfel, în cadrul raporturilor juridice civile, părţile sunt egale în ceea ce priveşte decizia lor de a
intra sau nu într-un raport juridic civil, de a-i modifica conţinutul sau de a-l stinge.
A nu se confunda acest caracter cu principiul fundamental al egalităţii cetăţenilor în faţa
legii, consacrat de art.16 alin. 1 din Constituţie, din care derivă şi principiul egalităţii în faţa legii
civile.
De asemenea, prin acest caracter nu trebuie înţeles faptul că părţile ar avea patrimonii egale
sau drepturi şi obligaţii egale în cadrul raporturilor juridice civile.
Caracterul de egalitate juridică a părţilor se aplică şi raporturilor juridice civile stabilite între
persoane juridice. Deşi aceste subiecte de drept au o capacitate juridică inegală, aplicându-se
principiul specialităţii capacităţii de folosinţă, ele se află pe poziţii egale, de nesubordonare, în
cadrul raporturilor dintre ele.

18
1.3. Premisele raportului juridic civil

Pentru existenţa unui raport juridic civil sunt necesare două premise:
1. Existenţa unei norme de drept civil care să reglementeze conduita de urmat în cadrul
anumitor raporturi sociale.
2. Existenţa unei anumite împrejurări, prevăzută în norma juridică, care are drept efect
naşterea unui raport juridic civil.

19
Secţiunea II
STRUCTURA RAPORTULUI JURIDIC CIVIL

Raportul juridic civil cuprinde următoarele elemente:


1. Subiectele raporturilor juridice civile - persoanele titulare de drepturi şi obligaţii civile
între care se stabilesc aceste raporturi. Subiectele pot fi persoane fizice (fiecare individ) sau
persoane juridice (colective de indivizi, care au o organizare de sine stătătoare, un patrimoniu
propriu şi un scop în acord cu interesele generale ale societăţii).
2. Conţinutul raportului juridic civil - ansamblul drepturilor dobândite de subiectul activ
(creditor) şi a obligaţiilor asumate de subiectul pasiv (debitor).
3. Obiectul raportului juridic civil - o acţiune sau o inacţiune pe care subiectul activ o poate
pretinde subiectului pasiv sau conduita părţilor.
Dacă unul dintre cele trei elemente lipseşte, nu există un raport juridic civil.

2.1. Subiectele raportului juridic civil

În cadrul unui raport juridic civil pot participa două categorii de subiecte de drept:
persoanele fizice şi persoanele juridice.
Calitatea de persoană fizică o are orice fiinţă umană. Pe lângă acestea, subiecte ale
raportului juridic civil pot fi şi colectivităţile de indivizi, adică persoanele juridice (persoanele
morale). Pentru ca o colectivitate de oameni să aibă calitatea de persoană juridică, trebuie
să îndeplinească în mod cumulativ următoarele trei condiţii:
a. să aibă o organizare proprie, adică să i se precizeze structura internă, modul de alcătuire
a organelor de conducere, de administrare şi de control, precum şi atribuţiile acestora, modul în
care ia fiinţă şi în care poate fi desfiinţată ca subiect de drept;
b. să aibă un patrimoniu propriu, distinct de al persoanelor fizice ce compun persoana
juridică. Patrimoniul persoanei juridice este folosit în vederea realizării scopului ei (obiectului ei
de activitate), astfel încât aceasta să poată participa la raporturile juridice civile ca subiect
distinct, titular de drepturi şi obligaţii civile.
c. să aibă un scop determinat, în acord cu interesul general, care corespunde obiectului de
activitate al persoanei juridice.
Dacă unul dintre aceste trei elemente lipseşte, colectivitatea respectivă nu are calitatea de
persoană juridică. De exemplu, studenţii unei facultăţi, deşi au o organizare proprie, un scop
determinat şi au, fiecare dintre ei, un patrimoniu propriu, nu au un patrimoniu comun al
colectivităţii, motiv pentru care nu constituie o persoană juridică. Această calitate o au, de
exemplu, societăţile comerciale cu capital de stat sau privat, instituţiile de stat din domeniul
învăţământului sau al culturii, partidele politice, sindicatele.
Subiectele raporturilor juridice civile, fie ele persoane fizice sau persoane juridice, se află pe
poziţii diferite în cadrul unui raport juridic civil. Subiectul titular de drepturi civile se numeşte
subiect activ, iar cel titular de obligaţii - subiect pasiv. Subiectul activ în cadrul unui raport
de obligaţii mai poartă denumirea de creditor, iar subiectul pasiv - cea de debitor sau
datornic. De exemplu, dacă o persoană a împrumutat alteia un lucru, la termenul stabilit, ea are
dreptul să pretindă persoanei împrumutate restituirea bunului, împrumutătorul având în cadrul
acestui raport juridic civil calitatea de subiect activ (creditor), iar împrumutatul calitatea de
subiect pasiv (debitor). Subiectul activ poate pretinde subiectului pasiv o anumită conduită. De
exemplu, o persoană (creditorul) plăteşte o sumă de bani unei alte persoane (debitorul), pentru ca
acesta din urmă să execute o anumită lucrare, astfel încât creditorul poate cere debitorului
executarea obligaţiei sale.
În numeroase raporturi juridice ambele părţi sunt titulare atât de drepturi, cât şi de obligaţii,
având în acelaşi timp şi calitatea de creditor şi pe aceea de debitor. Astfel, în cazul contractului
de vânzare-cumpărare, creditor este atât vânzătorul, care are dreptul de a solicita de la

20
cumpărător plata preţului, dar şi cumpărătorul, care are dreptul de a solicita vânzătorului
predarea bunului. De asemenea, ambele părţi au calitatea de debitor, vânzătorul pentru predarea
bunului, iar cumpărătorul pentru plata preţului.
A. Individualizarea subiectelor raportului juridic civil
Individualizarea subiectelor raportului juridic civil presupune cunoaşterea sau
determinarea părţilor participante la un raport juridic civil.
În majoritatea raporturilor juridice civile, părţile sunt determinate, cunoscute chiar din
momentul stabilirii raportului juridic.
Există însă şi raporturi juridice civile în cadrul cărora este individualizată o singură parte, şi
anume subiectul activ (creditorul). Subiectul pasiv (debitorul) în cadrul acestor raporturi este
nedeterminat, fiind format din toate celelalte persoane (terţii), care îşi asumă obligaţia de a nu
aduce cu nimic atingere drepturilor subiectului activ. Astfel, în cazul unui raport juridic de
proprietate este cunoscut doar proprietarul (subiectul activ), subiectul pasiv, neindividualizat,
fiind format din toate celelalte persoane, care au obligaţia de a nu-l stânjeni pe proprietar în
exercitarea dreptului său.
B. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil
Raportul juridic civil se stabileşte în mod obişnuit între două persoane, un creditor şi
un debitor. Acest raport juridic poartă denumirea de raport juridic simplu.
Raporturile juridice civile se pot stabili şi între mai multe persoane, numindu-se în acest
caz raporturi juridice complexe.
Astfel, sunt raporturi juridice civile în care există mai mulţi creditori şi un debitor, situaţie
în care ne aflăm în faţa unei pluralităţi active. De exemplu, mai multe persoane stăpânesc în
coproprietate un bun imobil pe care îl închiriază unei alte persoane.
În cadrul altor raporturi juridice civile există mai mulţi debitori şi un singur creditor,
situaţie numită pluralitate pasivă. De exemplu, o persoană împrumută altor persoane o sumă de
bani.
În sfârşit, există raporturi juridice civile în care sunt şi mai mulţi creditori şi mai mulţi
debitori, caz în care intervine o pluralitate mixtă. De exemplu, doi fraţi vând altor doi fraţi o
suprafaţă de teren.
a. Pluralitatea subiectelor în cadrul raporturilor juridice reale
În ceea ce priveşte raporturile juridice reale, în conţinutul cărora este inclus dreptul de
proprietate sau celelalte drepturi reale, există întotdeauna o pluralitate pasivă formată din toate
celelalte persoane care îşi asumă obligaţia generală de a nu aduce cu nimic atingere drepturilor
subiectului activ.
Creditorul în cadrul acestor raporturi poate fi o singură persoană sau mai multe, existând
aşadar şi posibilitatea unei pluralităţi active. În cazul existenţei unui singur titular al dreptului de
proprietate, proprietatea este exclusivă, iar dacă sunt mai mulţi titulari, proprietatea este
comună. Există trei forme de proprietate comună:
- coproprietatea - situaţia în care mai multe persoane (numite coproprietari) deţin în
proprietate unul sau mai multe bunuri, fiecare dintre ei având o parte ideală şi abstractă din
dreptul de proprietate, nu însă şi din substanţa materială a bunului. Astfel, A, B şi C sunt
cumpărătorii unei suprafeţe de teren, stabilind ca fiecare dintre ei să fie deţinătorul unei cote-
părţi de 1/3 din dreptul de proprietate asupra terenului.
- indiviziunea este starea în care există mai mulţi proprietari ai unei mase de bunuri, fiecare
dintre ei având o parte ideală şi abstractă din dreptul de proprietate, fără însă a deţine unul sau
mai multe bunuri din această universalitate. De exemplu situaţia în care D, E şi F sunt
moştenitorii legali ai lui G, nerealizându-se încă partajul succesoral.
Deosebirea principală între coproprietate şi indiviziune constă în faptul că starea de
indiviziune priveşte o masă de bunuri, în timp ce coproprietatea se poate referi şi la un bun
determinat.

21
- devălmăşia - formă a proprietăţii comune în care nici partea fiecăruia din dreptul de
proprietate nu este stabilită şi nici bunul sau bunurile nu sunt împărţite. Este cazul proprietăţii
soţilor asupra bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei. În ipoteza unui partaj, partea
fiecăruia se stabileşte în raport cu contribuţia sa la dobândirea bunurilor comune.
b. Pluralitatea subiectelor în cadrul raporturilor juridice de obligaţii
Raporturile juridice civile de obligaţii cu pluralitate de subiecte pot fi de trei feluri:
- raporturile de obligaţii conjuncte (divizibile), stabilite între mai mulţi creditori
(pluralitate activă) sau mai mulţi debitori (pluralitate pasivă), în cadrul cărora creanţa sau
datoria se divide între creditori, respectiv între debitori. Astfel, dacă sunt mai mulţi creditori,
fiecare dintre ei nu poate solicita decât partea care i se cuvine, iar dacă sunt mai mulţi debitori,
fiecare dintre aceştia nu poate fi obligat decât pentru partea sa.
De exemplu, dacă A şi B împrumută lui C suma de 400 lei, fiecare dintre creditori nu poate
solicita debitorului la scadenţă decât suma de 200 lei, în lipsa unei prevederi exprese contrare. În
ipoteza în care D împrumută lui E şi F suma de 600 lei, fiecare dintre debitori nu poate fi obligat,
în lipsa unei prevederi exprese contrare, să restituie creditorului la scadenţă decât suma de 300
lei.
Divizibilitatea reprezentând regula în cadrul raporturilor de obligaţii cu pluralitate de
subiecte, ea se va aplica în toate situaţiile, cu excepţia cazurilor în care se prevede în mod expres
că obligaţia este solidară sau indivizibilă. Aşadar, divizibilitatea se deduce, nefiind necesară o
prevedere expresă.
- raporturile de obligaţii solidare - dacă sunt mai mulţi creditori, fiecare dintre ei poate
solicita debitorului întreaga datorie (solidaritate activă), iar plata făcută unuia dintre creditori,
îl liberează pe debitor faţă de toţi ceilalţi creditori solidari. Creditorul care a primit întrega
creanţă are obligaţia de a o împărţi cu ceilalţi creditori solidari. Solidaritatea activă se poate
naşte numai dintr-un act juridic civil.
De exemplu, A şi B - creditori şi C - debitor au prevăzut solidaritatea activă în contractul de
împrumut al sumei de 400 lei. Aceasta presupune că fie A, fie B poate solicita lui C la scadenţă
suma de 400 lei. Dacă C restituie întreaga sumă către A, el este liberat şi faţă de B. La rândul
său, A este obligat să împartă cu B creanţa primită.
Dacă în cadrul raporturilor de obligaţii solidare sunt mai mulţi debitori, creditorul poate
solicita oricăruia dintre ei plata întregii datorii (solidaritate pasivă). Debitorul care a făcut o
plată integrală a datoriei, îi liberează şi pe ceilalţi debitori solidari faţă de creditor şi are
dreptul de a solicita celorlalţi debitori solidari partea datorată de fiecare dintre ei. Obligaţia
celorlaţi debitori faţă de debitorul care a plătit integral datoria este divizibilă şi nu solidară. Spre
deosebire de solidaritatea activă, care poate lua naştere numai dintr-un act juridic, solidaritatea
pasivă poate izvorî fie dintr-un act juridic (caz în care trebuie prevăzută în mod expres), fie din
lege.
Astfel, dacă D împrumută lui E, F şi G suma de 600 lei, D poate solicita oricăruia dintre
debitori restituirea la scadenţă a întregii sume de 600 lei. Dacă E restituie întreaga sumă de bani,
îl liberează şi pe F şi G faţă de D, iar E, care a restituit integral suma împrumutată, are o acţiune
în regres împotriva lui F şi a lui G, având dreptul de a solicita fiecăruia dintre ei suma de 200 lei.
- raporturile de obligaţii indivizibile - nici creanţele şi nici datoriile nu pot fi împărţite
între creditori (indivizibilitate activă) sau între debitori (indivizibilitate pasivă), având în vedere
fie natura obiectului obligaţiei, fie voinţa părţilor.
Aşadar, poate exista:
- indivizibilitatea naturală - imposibilitatea de împărţire derivă din natura obiectului şi
indiferent de numărul de creditori sau de debitori, fiecare creditor poate solicita oricăruia dintre
debitori plata integrală a datoriei. Executarea integrală a prestaţiei de către unul dintre debitori îi
eliberează pe toţi ceilalţi debitori.

22
De exemplu, B, C şi D se obligă faţă de A să-i predea un automobil. Natura bunului îi
împiedică pe debitori să predea, fiecare dintre ei, câte 1/3 din automobil, ceea ce înseamnă că A
poate solicita oricăruia dintre B, C şi D, predarea automobilului.
- indivizibilitatea convenţională - deşi obiectul obligaţiei este divizibil prin natura lui, părţile
convin ca obligaţia să fie executată ca una indivizibilă.
Astfel, dacă F, G şi H se obligă faţă de E să predea o suprafaţă de teren, deşi bunul este
divizibil, părţile pot stabili prin convenţie ca E să poată solicita oricăruia dintre F, G şi H
predarea întregii suprafeţe de teren.
În cazul raporturilor civile stabilite între persoane juridice de stat, atât indivizibilitatea cât şi
solidaritatea sunt admise doar în cazurile prevăzute de lege.
C. Schimbarea subiectelor raportului juridic civil
În ceea ce priveşte raporturile nepatrimoniale, schimbarea subiectelor nu este posibilă,
pe de o parte, deoarece subiectul activ nu poate înstrăina drepturile sale personale nepatrimoniale
(ele fiind inalienabile), iar pe de altă parte, în cadrul acestor raporturi, subiectul pasiv este format
din toate celelalte persoane, adică nu este determinat.
În privinţa raporturilor patrimoniale care au în conţinutul lor drepturi reale poate fi
schimbat doar subiectul activ, subiectul pasiv, fiind nedeterminat. Subiectul activ poate fi
schimbat prin diferite moduri de transmitere a drepturilor reale, prevăzute în art. 644-645 C. civ.:
succesiunea, convenţia, tradiţiunea, accesiunea, prescripţia achizitivă (uzucapiunea), legea şi
ocupaţiunea.
În ceea ce priveşte raporturile patrimoniale care au în conţinutul lor drepturi de
creanţă, poate fi schimbat atât subiectul activ, cât şi subiectul pasiv. În cazul subiectelor
persoane fizice, subiectul activ (creditorul) poate fi schimbat prin următoarele forme, prevăzute
de Codul civil: cesiune de creanţă (art. 1391 şi urm.), subrogaţie personală (art. 1106-1109),
novaţie prin schimbarea de creditor (art. 1128 şi urm.) sau prin moştenire. Subiectul pasiv
(debitorul) poate fi schimbat prin următoarele forme prevăzute, de asemenea, de Codul civil:
novaţie prin schimbare de debitor (art. 1128), delegaţie (art. 1132-1133), stipulaţie pentru altul,
poprire sau prin moştenire.
În cazul subiectelor persoane juridice, atât subiectul activ, cât şi subiectul pasiv, pot fi
schimbate prin reorganizare (sub forma comasării şi a divizării) şi prin transformare.
D. Capacitatea civilă a subiectelor raportului juridic civil
Pentru a putea participa la raporturile juridice civile, persoanele fizice şi persoanele juridice
trebuie să posede capacitate civilă, care exprimă calitatea persoanelor fizice şi a persoanelor
juridice de a fi subiecte ale raporturilor juridice civile.
Capacitatea civilă constituie expresia în dreptul civil a capacităţii juridice, consacrată în art.
16 din Constituţia României. Potrivit art. 4 alin. 1 din Decretul nr. 31/1954 cu privire la
persoanele fizice şi persoanele juridice, capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor.
Astfel, se conferă fiinţei umane calitatea de a fi subiect de drept.
a. Capacitatea civilă a persoanei fizice
În conformitate cu prevederile art. 5 din Decretul nr. 31/1954, capacitatea civilă este
formată din capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu.
Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice este definită de art. 5 alin. 2 din Decretul nr.
31/1954, ca fiind aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii. Ea este o noţiune
generală şi abstractă, legată indisolubil de existenţa fiinţei umane, constituind o calitate a tuturor
persoanelor. Ca şi capacitatea civilă, capacitatea de folosinţă nu poate fi ridicată unei persoane,
deoarece aceasta ar însemna pierderea calităţii de subiect de drept.
Capacitatea civilă şi capacitatea de folosinţă au următoarele caractere juridice:
- legalitatea - legea reglementează începutul, conţinutul şi încetarea capacităţii de folosinţă;
- universalitatea - este recunoscută tuturor persoanelor;
- egalitatea - persoanele fizice au o capacitate egală de folosinţă;

23
- generalitatea - presupune aptitudinea persoanei fizice de a avea toate drepturile şi toate
obligaţiile civile;
- inalienabilitatea - se referă la imposibilitatea persoanei fizice de a renunţa la aptitudinea sa
de a avea drepturi şi obligaţii, indiferent dacă această renunţare ar fi totală sau parţială. Orice
renunţare în tot sau în parte la capacitatea de folosinţă este lipsită de efecte juridice.
- intangibilitatea - priveşte imposibilitatea îngrădirii persoanei în capacitatea de folosinţă, în
afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.
Limitele capacităţii de folosinţă sunt stabilite de art. 7 din Decretul nr. 31/1954, potrivit
căruia, capacitatea de folosinţă începe de la naşterea persoanei şi încetează o dată cu
moartea acesteia.
De la regula dobândirii capacităţii de folosinţă din momentul naşterii, există excepţia
potrivit căreia, drepturile copilului sunt recunoscute de la concepţie, însă numai dacă el se
naşte viu. Prin această excepţie este reiterat în legislaţia actuală adagiul infans conceptus pro
nato habetur quoties de ejus commodis agitur (copilul conceput este considerat născut
întotdeauna când aceasta va fi în interesul lui).
Astfel, copilul conceput, dar nenăscut, este chemat la moştenirea tatălui său, dacă acesta a
încetat din viaţă înaintea naşterii copilului.
Copilul conceput poate dobândi capacitate de folosinţă anticipată numai dacă sunt
întrunite în mod cumulativ următoarele două condiţii:
- copilul să se nască viu;
- să fie vorba de drepturi, nu şi de obligaţii.
În ceea ce priveşte prima condiţie, de a se naşte viu, este suficient ca acel copil să fi respirat
doar o singură dată şi apoi să fi decedat, ca să se aprecieze că s-a născut viu. Acest fapt poate fi
în mod simplu dovedit prin existenţa aerului în plămânii copilului. Spre deosebire de legislaţia
noastră, alte legislaţii (franceză, italiană, spaniolă, germană) impun nu doar ca acel copil să se
nască viu, ci să fie şi viabil. Neviabilitatea poate fi cauzată de prematuritate, malformaţii
congenitale incompatibile cu viaţa, contractarea intrauterină a unor afecţiuni grave.
Din punctul de vedere al conţinutului, capacitatea de folosinţă a persoanei fizice
cuprinde aptitudinea de a avea toate drepturile şi toate obligaţiile civile. Aceste drepturi şi
obligaţii nu pot fi enumerate de lege, având în vedere faptul că ele sunt foarte numeroase şi
foarte diverse.
Aşa cum prevede art. 7 din Decretul nr.31/1954, capacitatea de folosinţă a persoanei fizice
încetează în momentul decesului sau în momentul rămânerii definitive a hotărârii de
declarare judecătorească a morţii (în situaţia în care moartea biologică a persoanei nu poate fi
constatată). Efectul hotărârii judecătoreşti declarative de moarte este identic cu cel al decesului
constatat în mod obişnuit.
Capacitatea civilă de exerciţiu a persoanei fizice este aptitudinea acesteia de a-şi
exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile, personal şi singur, încheind acte juridice
civile, potrivit art. 5 alin. 3 din Decretul nr. 31/1954.
În momentul în care încheie un act juridic civil, persoana fizică trebuie să-şi manifeste voinţa
în mod conştient, să aibă reprezentarea actului pe care îl încheie şi a consecinţelor lui juridice.
Această conştientizare a acţiunilor omeneşti producătoare de efecte juridice şi a consecinţelor
lor poartă denumirea de discernământ. El este variabil de la un individ la altul, în funcţie de
vârstă, sex, educaţie şi grad de cultură. Aşadar, discernământul nu se înscrie în anumite tipare
prestabilite, ci este propriu fiecărui individ în parte.
Având în vedere experienţa suficientă, gradul de maturitate a indivizilor normali, legea a
stabilit sub forma unei prezumţii, că toate persoanele care au ajuns la o anumită vârstă au
discernământ. Existenţa unei anumite vârste constituie un criteriu obiectiv în aprecierea
existenţei discernământului, dar această prezumţie poate fi infirmată de date subiective, care pot
stabili contrariul.

24
Capacitatea deplină de exerciţiu se dobândeşte în momentul în care persoana fizică
devine majoră (art. 8 din Decretul nr. 31/1954). În sistemul nostru de drept persoana devine
majoră la împlinirea vârstei de 18 ani, pornindu-se de la prezumţia că la această vârstă
discernământul este complet format.
Conform art. I.1 din Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953
– Codul Familiei, publicată in M. Of. nr. 749/05.11.2007, pentru motive temeinice, minorul
(de sex masculin sau feminin, fără distincţie) care a împlinit vârsta de 16 ani se poate
căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a
tutorelui şi cu autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului în a
cărei rază teritorială îşi are domiciliul. Dăcă unul dintre părinţi este decedat sau se află în
imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu
există părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei
sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti. Astfel, prin căsătoria la
vârsta de 16 ani, minorii dobândesc anticipat capacitate deplină de exerciţiu.
Potrivit art. 11 din Decretul nr. 31/1954, sunt lipsiţi de capacitate de exerciţiu: minorii
care nu au împlinit vârsta de 14 ani, alienaţii şi debilii mintali (interzişii judecătoreşti),
categorii de persoane care sunt lipsite de discernământ. Deoarece aceste persoane au capacitate
de folosinţă, dar nu îşi pot exercita drepturile şi nu îşi pot asuma obligaţiile, actele juridice civile
sunt încheiate în numele lor de reprezentanţii lor legali (părinţi, tutori sau curatori).
Minorii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani au capacitate de exerciţiu restrânsă. Se
apreciază că aceşti minori au discernământ, dar nu au experienţă juridică, motiv pentru care ar
putea fi prejudiciaţi în momentul încheierii anumitor acte juridice civile. Ei pot participa
personal la încheierea actelor juridice, însă nu le pot încheia decât cu încuviiţarea
prealabilă a ocrotitorului legal (părinte, tutore sau curator), experienţa acestuia întregind-o
pe cea a minorului. De asemenea, aceşti minori sunt asistaţi în faţa instanţei de judecată de către
ocrotitorii lor legali.
Minorii cu capacitate restrânsă de exerciţiu au însă posibilitatea de a încheia, fără
încuviinţarea ocrotitorilor lor legali, o serie de acte cu caracter personal: - minorul care a împlinit
vârsta de 16 ani poate încheia un contract de muncă şi poate dispune de rezultatele muncii sale; -
de la aceeaşi vârstă, minorul poate dispune prin testament de 1/2 din bunurile de care ar putea
dispune dacă ar fi major; - mama minoră poate introduce o acţiune în stabilirea paternităţii unui
copil născut în afara căsătoriei; - tatăl minor poate face o recunoaştere de paternitate.
În cazul unor anumite acte juridice cu caracter special, ocrotitorul legal nu îl poate reprezenta
pe minor şi nici nu-i poate încuviinţa actele, legea cerând manifestarea de voinţă expresă a
minorului, chiar în lipsa capacităţii de exerciţiu a acestuia. Astfel, minorul în vârstă de 10 ani
trebuie să-şi dea consimţământul la încheierea adopţiei şi la desfacerea acesteia; în ipoteza unui
divorţ al părinţilor, minorul de 10 ani trebuie să fie întrebat căruia dintre părinţi doreşte să-i fie
încredinţat; la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul poate solicita instanţei de judecată acordarea
unei pensii de întreţinere de către părintele căruia nu i-a fost încredinţat.
Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice prezintă următoarele caractere juridice:
legalitate, generalitate, egalitate, inalienabilitate şi intangibilitate.
Conţinutul capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice este diferit, după cum este vorba de
o capacitate deplină de exerciţiu sau de o capacitate restrânsă de exerciţiu.
Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice încetează în următoarele situaţii:
- deces sau declarare judecătorească a morţii (moment în care încetează şi capacitatea de
folosinţă);
- punerea sub interdicţie judecătorească;
- anularea căsătoriei încheiate înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.
b. Capacitatea civilă a persoanei juridice
Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice reprezintă aptitudinea de a avea drepturi
şi obligaţii.

25
În ceea ce priveşte începutul capacităţii de folosinţă a persoanei juridice, art. 33 alin. 1 şi 2
din Decretul nr. 31/1954 face o diferenţiere între persoanele juridice supuse înregistrării şi
persoanele juridice nesupuse înregistrării.
Persoanele juridice supuse înregistrării dobândesc capacitate de folosinţă de la data la
care sunt înregistrate.
Celelalte persoane juridice (nesupuse înregistrării) dobândesc capacitate de folosinţă
din momente diferite, în funcţie de modul lor de înfiinţare, astfel: de la data actului de
dispoziţie prin care sunt înfiinţate; de la data recunoaşterii actului de înfiinţare; de la data
autorizării actului de înfiinţare; de la data îndeplinirii unei alte cerinţe a legii.
Pentru persoana juridică capacitatea anticipată de folosinţă se dobândeşte, potrivit art. 33
alin. 3 din Decretul nr. 31/1954, înainte de data înregistrării, sau de data îndeplinirii altor cerinţe
ale legii, şi anume chiar de la data înfiinţării, numai pentru drepturile şi obligaţiile necesare
pentru a lua fiinţă în mod valabil.
Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei juridice este diferit în funcţie de scopul
fiecărei persoane juridice. Aşadar, în conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei juridice
sunt incluse toate drepturile şi obligaţiile care sunt necesare persoanei juridice pentru realizarea
scopului ei stabilit prin lege, act de înfiinţare sau statut.
Potrivit art. 34 din Decretul nr. 31/1954, o persoană juridică nu poate avea decât acele
drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, act de înfiinţare sau statut. Orice act
juridic care nu este făcut în vederea realizării acestui scop este nul. Acest articol consacră
principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice. Astfel, spre deosebire de
capacitatea persoanei fizice, capacitatea persoanei juridice este mai restrânsă, ea fiind limitată
doar la încheierea de acte juridice legate de realizarea scopului (obiectului) său de activitate.
Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice încetează în momentul desfiinţării
acesteia.
Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice constă în aptitudinea acesteia de a-şi
exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile, încheind acte juridice prin organele sale de
conducere.
Începutul capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice coincide cu momentul înfiinţării
acesteia, dar persoana juridică îşi poate exercita efectiv drepturile şi îşi poate îndeplini obligaţiile
din momentul desemnării organelor de conducere.
Conţinutul capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice constă în totalitatea drepturilor pe
care le exercită şi a obligaţiilor pe care le îndeplineşte, încheind acte juridice prin
intermediul organelor sale de conducere. Actele încheiate de organele de conducere ale
persoanei juridice sunt considerate actele pesoanei juridice însăşi, dacă ele au fost încheiate în
limitele puterilor conferite.
Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice încetează în momentul încetării existenţei
acestui subiect de drept.

2.2. Conţinutul raportului juridic civil

A. Noţiunea de conţinut
Conţinutul raportului juridic civil cuprinde ansamblul drepturilor civile subiective şi a
obligaţiilor civile care aparţin subiectelor participante la raportul juridic.
B. Noţiunea de drept subiectiv civil
Dreptul subiectiv civil este prerogativa recunoscută de legea civilă subiectului activ de a
avea o anumită conduită sau de a pretinde subiectului pasiv o anumită conduită (să dea, să
facă sau să nu facă ceva) şi de a apela, în caz de nevoie, la forţa de constrângere a statului.

26
C. Clasificarea drepturilor subiective civile:
a. Drepturi subiective civile absolute şi drepturi subiective civile relative
Această clasificare este întemeiată pe criteriul sferei persoanelor care îşi asumă obligaţiile
şi al gradului de opozabilitate a drepturilor.
1. Dreptul subiectiv civil absolut este dreptul în virtutea căruia titularul poate avea o
anumită conduită şi poate cere tuturor celorlalte persoane să nu aducă cu nimic atingere
dreptului său (ex.: dreptul la viaţă, dreptul de proprietate, dreptul la nume) şi are următoarele
caractere:
- subiectul activ poate fi o o persoană sau mai multe persoane determinate, în timp ce
subiectul pasiv este nedeterminat în momentul stabilirii raportului juridic (fiind vorba despre
toate celelalte persoane), el individualizându-se în momentul în care dreptul absolut este încălcat;
- dreptul absolut poate fi invocat faţă de toate celelalte persoane, opozabilitate numită erga
omnes;
- obligaţia corelativă a subiectului pasiv, constituit din toate celelalte persoane, este o
obligaţie generală de abţinere, respectiv de a nu face nimic care să-l împiedice pe titular în
exercitarea dreptului său.
2. Dreptul subiectiv civil relativ este dreptul în virtutea căruia titularul - subiectul activ
poate pretinde subiectului pasiv o conduită determinată - să dea, să facă sau să nu facă
ceva (ex.: drepturile care izvorăsc din contractele civile) şi are următoarele caractere:
- este opozabil doar părţilor participante şi succesorilor lor, opozabilitate numită inter partes.
- obligaţia corelativă a subiectului pasiv diferă de la un raport juridic la altul şi poate consta,
după caz, într-o acţiune (a da sau a face) sau într-o inacţiune (a nu face ceva).
b. Drepturi subiective civile patrimoniale şi drepturi subiective civile nepatrimoniale
Această clasificare foloseşte drept criteriu natura conţinutului drepturilor.
1. Dreptul subiectiv civil patrimonial este acel drept care are un conţinut economic,
evaluabil în bani (ex.: dreptul de proprietate, drepturile care izvorăsc din contractele civile sau
din faptele ilicite cauzatoare de prejudicii).
Dintre aceste drepturi, unele sunt absolute şi sunt opozabile erga omnes (de exemplu, dreptul
de proprietate), iar altele sunt relative şi sunt opozabile inter partes (drepturile izvorâte din
contractele civile).
Patrimoniul reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial
aparţinând unei persoane.
Principalele caractere ale drepturilor patrimoniale sunt următoarele:
- sunt drepturi evaluabile în bani;
- drepturile patrimoniale luate în mod individual sunt transmisibile către alte persoane, nu
însă şi patrimoniul în integralitatea sa, care nu poate fi transmis decât în momentul încetării din
viaţă a persoanei fizice, prin succesiune legală sau testamentară;
- dreptul material la acţiune privind drepturile patrimoniale se pierde ca efect al trecerii
timpului, dacă nu este exercitat într-un termen de de prescripţie 3 ani;
- sancţiunea aplicabilă în cazul încălcării unor drepturi patrimoniale cu producerea unui
prejudiciu material, este tot de ordin patrimonial.
Folosind drept criteriu natura obligaţiei şi efectele drepturilor patrimoniale, acestea se împart
în:
- drepturi reale (jus in re) - drepturi în virtutea cărora titularul îşi poate exercita în mod
direct prerogativele asupra unui lucru determinat, fără intervenţia unei alte persoane. Drepturile
reale fac parte din categoria drepturilor absolute. Titularul unui drept de proprietate poate folosi
bunul aflat în proprietatea sa, îi poate culege fructele şi poate înstrăina acel bun, fără a avea
nevoie de concursul unei alte persoane, toate celelalte persoane (subiectele pasive) fiind obligate
să nu facă nimic de natură a încălca sau a stânjeni exercitarea dreptului titularului.
- drepturi de creanţă (jus ad personam - drepturi în virtutea cărora subiectul activ
(creditorul) poate pretinde subiectului pasiv (debitorului) să dea, să facă sau să nu facă ceva.

27
Drepturile reale sunt expres şi limitativ prevăzute de lege, în timp ce drepturile de creanţă
sunt nelimitate ca număr. Dacă dreptul real este un drept absolut, opozabil erga omnes, dreptul
de creanţă este un drept relativ, opozabil inter partes. În cazul drepturilor reale, titularul îşi poate
exercita dreptul asupra bunului în mod direct, fără concursul unei alte persoane, iar, în cazul
drepturilor de creanţă, titularul nu îşi poate realiza dreptul fără intervenţia unei alte persoane.
În cazul drepturilor reale, doar subiectul activ este determinat, cel pasiv fiind format din toate
celelalte persoane, în timp ce în cazul drepturilor de creanţă atât subiectul activ (creditorul) cât şi
subiectul pasiv (debitorul) sunt determinate chiar din momentul naşterii raportului juridic.
Drepturilor reale le corespunde o obligaţie generală a tuturor celorlalte persoane de a nu le aduce
vreo atingere, iar drepturilor de creanţă le corespund obligaţii mai complexe, de a da, a face sau a
nu face ceva.
2. Dreptul subiectiv civil nepatrimonial (jus in personam) este dreptul strâns legat de
existenţa şi individualitatea persoanei, fără un conţinut economic, neevaluabil în bani.
Drepturile nepatrimoniale pot fi împărţite în trei categorii:
- drepturi privind existenţa şi integritatea fizică şi morală a persoanei (ex.: dreptul la viaţă,
dreptul la libertate, dreptul la onoare);
- drepturi privind individualizarea persoanei fizice şi juridice(ex.: dreptul la nume, dreptul la
domiciliu, la stare civilă, dreptul la denumire, dreptul la sediu);
- drepturi privind creaţia intelectuală (ex.: drepturile de autor şi drepturile conexe, dreptul de
inventator, dreptul asupra programelor de calculator, dreptul asupra desenelor şi modelelor
industriale).
Din categoria drepturilor personale nepatrimoniale, în mod deosebit atrag atenţia literaturii de
specialitate şi practicii judiciare drepturile personalităţii (ex.: dreptul la imagine, dreptul la viaţă
privată, dreptul la nume).
Drepturile personale nepatrimoniale prezintă următoarele caractere:
- sunt drepturi intim legate de existenţa fiinţei umane, practic inseparabile de persoană, în
sensul că nu poate exista o persoană căreia să-i lipsească dreptul la integritate fizică şi morală
sau dreptul de a fi individualizată în cadrul familiei şi al societăţii prin nume, domiciliu sau stare
civilă;
- nu sunt transmisibile altor persoane nici în timpul vieţii, nici pe cale de moştenire;
- sunt drepturi absolute, opozabile erga omnes;
- pot fi apărate oricând în faţa instanţei de judecată, indiferent cât timp ar fi trecut de la
încălcarea acestora (sunt imprescriptibile extinctiv) şi nici o altă persoană nu le poate dobândi
prin folosire îndelungată (sunt imprescriptibile achizitiv).
În opinia noastră, toate drepturile numite “nepatrimoniale” au şi o latură patrimonială, mai
mult sau mai puţin pregnantă, în funcţie de natura dreptului respectiv. Astfel, valorificarea unei
opere literare sau ştiinţifice, prin publicarea acesteia, dă naştere unei remuneraţii. Obţinerea unui
brevet de invenţie sau inovaţie dă naştere unui drept la recompensă. Din încălcarea drepturilor
personale nepatrimoniale ale unei persoane izvorăsc nu numai prejudicii morale, dar şi
patrimoniale. De exemplu, încălcarea dreptului la libertate sau integritate fizică a unei persoane,
dă naştere la dreptul de a solicita încetarea încălcării acestui drept pentru viitor, dar şi la un drept
la despăgubire.
Literatura juridică şi practica judiciară denumesc prejudiciile nepatrimoniale daune morale,
care, în prezent, sunt reparate atât prin măsuri nepatrimoniale, cât şi patrimoniale. Măsurile
nepatrimoniale (publicarea hotărârii judecătoreşti care stabileşte încălcarea dreptului
nepatrimonial şi încetarea săvârşirii pentru viitor a unor astfel de acte de încălcare; obligarea
persoanei care, făcând afirmaţii mincinoase, într-o publicaţie, la adresa altei persoane, i-a
încălcat dreptul la reputaţie, onoare, demnitate, să-şi retragă afirmaţiile făcute, în scris, în aceeaşi
publicaţie) se aplică mai rar în prezent şi tot mai des instanţele de judecată acordă despăgubiri
patrimoniale pentru daune morale. Cuantumul acestor despăgubiri este însă lăsat la libera
apreciere a instanţei de judecată.

28
c. Drepturi subiective civile principale şi drepturi subiective civile accesorii
Această clasificare a drepturilor subiective civile se face după criteriul dependenţei dintre
drepturi în exercitarea lor.
1. Dreptul subiectiv civil principal este dreptul care are o existenţă de sine stătătoare,
independentă de existenţa altor drepturi.
2. Dreptul subiectiv civil accesoriu este dreptul care nu are o existenţă de sine
stătătoare, soarta sa fiind dependentă de soarta dreptului principal pe lângă care există.
Această clasificare are la bază principiul potrivit căruia accesoriul urmează principalul
(accesorium sequitur principale) şi se referă doar la drepturile patrimoniale, în principal la
drepturile reale.
Dreptul real principal este acel drept care are o existenţă de sine stătătoare, independentă
de existenţa altor drepturi reale sau de creanţă.
Sunt drepturi reale principale:
- dreptul de proprietate sub ambele sale forme - dreptul de proprietate publică (având ca
titulari statul şi unităţile administrativ-teritoriale) şi dreptul de proprietate privată (având ca
titulari persoanele fizice, persoanele juridice, statul şi unităţile administrativ-teritoriale). Titularul
unui drept de proprietate are trei prerogative: jus utendi (usus) - dreptul de a se folosi de bunul
aflat în proprietatea sa, jus fruendi (fructus) - dreptul de a-i culege fructele şi jus abutendi
(abusus) - dreptul de a dispune de bunul respectiv.
- dezmembrămintele dreptului de proprietate:
a) dreptul de uzufruct (art. 517-564 C. civ.) - dreptul real ce conferă titularului prerogativa
posesiei, a folosinţei şi a culegerii fructelor unor bunuri aflate în proprietatea altei persoane, cu
obligaţia de a le conserva substanţa.
b) dreptul de uz (art. 565-575 C. civ.) - dreptul real ce conferă titularului prerogativa
folosinţei şi a culegerii fructelor unui bun aflat în proprietatea altei persoane, doar pentru
necesităţile sale şi ale familiei.
Deosebirea între dreptul de uz şi dreptul de uzufruct constă în aceea că uzuarul (titularul
dreptului de uz) nu poate culege fructele bunului decât pentru sine şi pentru familia sa, neputând
ceda sau închiria dreptul său de uz unei alte persoane, aşa cum poate uzufructuarul (titularul
dreptului de uzufruct), care are aceleaşi prerogative ca şi proprietarul bunului, mai puţin
prerogativa dispoziţiei.
c) dreptul de abitaţie (art. 565-575 C. civ.) - dreptul real ce conferă titularului prerogativa
folosinţei unei locuinţe aflate în proprietatea altei persoane. Dreptul de abitaţie este practic un
drept de uz ce are ca obiect o locuinţă. Ca şi dreptul de uz, dreptul de abitaţie nu poate fi cedat
sau închiriat altei persoane, cu excepţia părţii din imobil nefolosită de titularul dreptului de
abitaţie.
d) dreptul de servitute (art. 576-643 C. civ.) - dreptul real ce conferă titularului unui drept de
proprietate asupra unui bun imobil (numit fond dominant), prerogativa folosinţei unui alt imobil
(numit fond aservit), aflat în proprietatea altei persoane (ex.: servitutea de trecere);
e) dreptul de superficie - dreptul real ce constă în dreptul de proprietate al unei persoane
numită superficiar, asupra construcţiilor, plantaţiilor şi altor lucrări, realizate pe terenul altui
proprietar, teren asupra căruia superficiarul dobândeşte un drept de folosinţă. Codul civil nu
reglementează dreptul de superficie, la acest drept făcându-se referire în alte acte normative,
precum art. 21 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
- dreptul de folosinţă al regiilor autonome şi al instituţiilor publice - drept real corespunzător
dreptului de proprietate publică a statului;
- dreptul de folosinţă acordat de lege unor persoane fizice sau juridice asupra unor bunuri
aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
- dreptul de concesiune;
- dreptul de preemţiune.

29
Dreptul real accesoriu este dreptul ce are ca scop garantarea unui drept de creanţă,
existenţa sa depinzând de existenţa dreptului pe care îl garantează.
Sunt drepturi reale accesorii următoarele:
- dreptul de ipotecă - drept de garanţie reală imobiliară, reglementat de art. 1746 şi
următoarele din Codul civil (garantează obligaţia debitorului faţă de creditor, în cazul în care
obiectul contractului îl constituie un bun imobil, şi nu presupune deposedarea debitorului);
- dreptul de gaj - drept de garanţie reală mobiliară, reglementat de art. 1685-1696 C. civ.
(garantează obligaţia debitorului faţă de creditor, în cazul în care obiectul contractului îl
constituie un bun mobil, şi presupune remiterea bunului debitorului către creditor);
- privilegiul - drept conferit unui creditor, decurgând din calitatea creanţei sale, de a fi
preferat celorlalţi creditori ai debitorului, chiar dacă aceştia sunt ipotecari. Privilegiile sunt
reglementate de art. 1722-1745 C. civ.
- dreptul de retenţie - drept în virtutea căruia deţinătorul unui bun mobil sau imobil -
proprietatea altei persoane are posibilitatea de a nu-l restitui proprietarului, până când acesta nu-i
plăteşte creanţa în legătură cu bunul respectiv.
Clasificarea drepturilor subiective civile în principale şi accesorii se poate aplica şi
drepturilor de creanţă. Sunt drepturi de creanţă accesorii, drepturile corespunzătoare
obligaţiilor izvorâte din actele juridice civile accesorii (ex.: dreptul creditorului de a pretinde
debitorului dobânda aferentă (dreptul accesoriu) unei creanţe (dreptul principal)).
d. Drepturi subiective civile pure şi simple şi drepturi subiective civile afectate de
modalităţi
Această clasificare se face după criteriul gradului de siguranţă pe care îl conferă titularilor.
1. Dreptul pur şi simplu este dreptul a cărui existenţă şi exercitare nu depinde de vreo
împrejurare viitoare, conferind titularului său o certitudine completă.
2. Dreptul afectat de modalităţi este dreptul a cărui existenţă şi exercitare depinde de o
împrejurare viitoare, certă sau incertă (ex.: termenul, condiţia şi sarcina).
În categoria drepturilor afectate de modalităţi, unii autori mai includ drepturile eventuale -
drepturi aflate într-un stadiu germinal, deoarece le lipseşte unul din elementele esenţiale pentru
existenţa lor (fie subiectul, fie obiectul), oferind un grad mai redus de siguranţă (ex.: dreptul la
repararea unui viitor prejudiciu) şi drepturile viitoare - drepturi al căror subiect şi obiect nu sunt
încă determinate, neexistând o certitudine nici în ceea ce priveşte obiectul, nici dacă dreptul
respectiv va aparţine unei anumite persoane (ex.: dreptul la o succesiune viitoare).
D. Naşterea, transmiterea şi stingerea drepturilor subiective civile
a. Naşterea drepturilor subiective civile
Având în vedere izvorul drepturilor subiective civile, unele dintre acestea se nasc din
împrejurări exterioare, independente de voinţa subiectelor, altele, dimpotrivă, iau naştere
tocmai ca urmare a voinţei acestor subiecte.
Dacă dreptul nu a existat în trecut şi ia naştere direct în persoana titularului, ne aflăm în faţa
unui mod originar de dobândire a dreptului.
b. Transmiterea drepturilor subiective civile
Drepturile subiective civile pot fi dobândite şi prin transmiterea lor de la o altă persoană,
mod de dobândire numit derivat. Este vorba despre un drept preexistent, care se transmite de la
o persoană la alta (ex.: în contractul de vânzare-cumpărare, dreptul de proprietate asupra bunului
este transmis de la vânzător la cumpărător). Persoana care transmite un drept se numeşte autor,
iar persoana care îl dobândeşte se numeşte succesor.
În funcţie de volumul transmisiunii, aceasta poate fi:
- transmisiune universală, când patrimoniul unei persoane se transmite în întregime unei
altei persoane. Este cazul unui singur moştenitor legal, care preia întreg patrimoniul defunctului.
- transmisiune cu titlu universal, când se transmite o fracţiune din patrimoniul unei
persoane către o alta (1/2, 1/3, 1/4, etc., din toate drepturile şi toate obligaţiile). De exemplu, la
succesiunea unei persoane vin mai mulţi moştenitori legali.

30
- transmisiune cu titlu particular, când se transmite de la o persoană la alta un drept, un
bun sau o categorie de bunuri. Astfel, cumpărătorul este succesorul cu titlu particular al
vânzătorului pentru bunul cumpărat.
Persoanele beneficiare ale transmisiunii poartă denumirea de succesori, aceştia putând fi
împărţiţi în trei categorii: succesori universali, succesori cu titlu universal şi succesori cu titlu
particular, în funcţie de tipul transmisiunii.
În situaţia în care dreptul transmis este grevat de anumite sarcini, odată cu transmiterea
dreptului se transmit, de regulă şi sarcinile respective, pe baza principiului că nimeni nu poate să
transmită mai multe drepturi decât are. Astfel, dacă o persoană vinde un bun imobil asupra
căruia există o servitute de trecere, cumpărătorul va trebui să respecte în continuare acest drept.
În cazul acceptării unei succesiuni, succesorii sunt obligaţi să preia nu numai drepturile, dar şi
obligaţiile defunctului.
În funcţie de momentul în care are loc transmisiunea, poate exista:
- transmisiune între vii;
- transmisiune pentru cauză de moarte.
În cazul persoanelor fizice, transmisiunea universală sau cu titlu universal nu se poate realiza
decât pentru cauză de moarte, neputând exista o persoană fizică lipsită de patrimoniu în timpul
vieţii. În momentul decesului, patrimoniul defunctului se transmite către moştenitori, fie printr-o
succesiune legală, fie printr-o succesiune testamentară. Dacă există un singur moştenitor,
succesiunea este universală, dacă sunt mai mulţi moştenitori, succesiunea este cu titlu universal,
iar dacă defunctul a lăsat prin testament un bun unei anumite persoane, succesiunea este cu titlu
particular. Transmisiunea între vii, în cazul raporturilor juridice civile stabilite între persoane
fizice, nu poate fi decât cu titlu particular.
În cazul persoanelor juridice, transmisiunile se pot realiza ca efect al reorganizării acestora,
prin cele două modalităţi: comasare (sub forma absorbţiei şi a fuziunii) şi divizare.
c. Stingerea drepturilor subiective civile
Drepturile se pot stinge prin manifestarea de voinţă a titularului lor sau independent
de voinţa acestuia. Astfel, iertarea de datorie constituie o manifestare de voinţă a creditorului,
care are ca efect stingerea dreptului său de creanţă. De asemenea, executarea obligaţiei de către
debitor constituie o manifestare de voinţă, care are drept efect stingerea dreptului creditorului.
Drepturile reale se pot stinge prin abandonarea bunului de către titularul dreptului (ex.:
radierea unei ipoteci) sau prin dispariţia bunului ce face obiectul dreptului respectiv (ex.: potrivit
art. 557 C. civ., dreptul de uzufruct se poate stinge şi prin desfiinţarea în totalitate a bunului ce
face obiectul uzufructului).
Drepturile patrimoniale se pot stinge şi ca efect al trecerii timpului, la împlinirea unui termen
stabilit prin lege sau prin manifestarea de voinţă a părţilor.
Drepturile personale nepatrimoniale nu se sting prin neexercitarea lor o anumită perioadă de
timp, după cum nu pot fi nici dobândite de o altă persoană care le foloseşte un timp îndelungat
fără a fi îndreptăţită, ele fiind netransmisibile.
E. Recunoaşterea, ocrotirea şi exercitarea drepturilor subiective civile. Abuzul de drept
a. Recunoaşterea şi ocrotirea drepturilor subiective civile
Recunoaşterea drepturilor subiective civile nu presupune doar prevederea în lege a faptului
că ele sunt recunoscute, ci, mai ales, reglementarea acestor drepturi prin normele de drept.
Literatura juridică de specialitate face distincţie între:
- recunoaşterea generală - se realizează prin dispoziţii de principiu, generale, aplicabile
tuturor drepturilor civile. Dispoziţiile generale de recunoaştere a drepturilor civile sunt cuprinse
atât în acte normative interne (Constituţie, Decretul nr. 31/1954), cât şi în reglementări
internaţionale (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului).
- recunoaşterea specială - se realizează prin dispoziţii cuprinse în diferite acte normative
interne sau internaţionale referitoare la anumite categorii sau specii de drepturi. În Constituţie, pe

31
lângă reglementările generale privind recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, sunt
recunoscute în mod expres o serie de drepturi şi libertăţi fundamentale. Codul civil reglementeză
majoritatea drepturilor patrimoniale, iar Decretul nr. 31/1954 recunoaşte o serie de drepturi
personale nepatrimoniale. Pe plan internaţional, drepturile civile se bucură de o recunoaştere
specială, de exemplu, în Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.
Drepturile subiective civile nu sunt doar recunoscute de lege, ci, mai mult, sunt ocrotite. De
altfel, ocrotirea drepturilor subiective civile constituie un principiu fundamental al dreptului
civil, consacrat în art. 21 alin. 1 al Constituţiei, potrivit căruia orice persoană se poate adresa
justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime şi în art. 3 al
Decretului nr. 31/1954, conform căruia drepturile civile sunt ocrotite de lege. De asemenea,
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice prevede în art. 26 că toate persoanele
au dreptul la o ocrotire egală din partea legii.
Dacă drepturile subiective civile sunt încălcate sau debitorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile,
titularul are posibilitatea realizării drepturilor subiective civile prin introducerea unei acţiuni în
faţa instanţei de judecată, deoarece nimănui nu-i este îngăduit să-şi facă dreptate singur.
Acţiunea de justiţie constituie principalul mijloc juridic de ocrotire a drepturilor subiective
civile, modul de desfăşurare a proceselor civile fiind reglementat de Codul de procedură civilă.
Instanţa competentă să judece acţiunea titularului dreptului încălcat va analiza cererea
respectivă şi probele administrate. În urma deliberării, va pronunţa o hotărâre de admitere sau de
respigere a acţiunii reclamantului, în totalitate sau în parte, iar, în caz de admitere, îl va obliga pe
pârât să-şi îndeplinească obligaţiile faţă de reclamant. Dacă pârâtul nu execută de bună voie
hotărârea instanţei de judecată, aceasta poate fi pusă în executare silită, apelându-se la forţa de
constrângere a statului.
În afara mijloacelor juridice de drept civil, drepturile subiective civile mai pot fi apărate şi
prin mijloace aparţinând altor ramuri de drept, cum ar fi dreptul constituţional (prin instituţia
Avocatului poporului), dreptul administrativ (prin Legea nr. 29/1990 privind contenciosul
administrativ), dreptul penal (prin prevederea ca infracţiuni a faptelor cu un grad ridicat de
pericol social, care aduc atingere dreptului de proprietate).
b. Exercitarea drepturilor subiective civile. Abuzul de drept
Art. 3 din Decretul nr. 31/1954 prevede că drepturile subiective trebuie exercitate potrivit
scopului lor economic şi social. Dreptul clasic a preluat iniţial principiul din dreptul roman
potrivit căruia qui suo jure utitur neminem laedit (cine se foloseşte de dreptul său nu păgubeşte
pe nimeni).
S-a ajuns la concluzia că exercitarea drepturilor subiective civile nu poate fi nelimitată, ci
trebuie să respecte următoarele patru reguli în mod cumulativ:
- drepturile subiective civile trebuie exercitate cu respectarea legii şi a moralei;
- drepturile subiective civile trebuie exercitate în conformitate cu scopul lor economic şi
social;
- drepturile subiective civile trebuie exercitate cu bună credinţă.
Abuzul de drept include în componenţa sa un element obiectiv, constând în deturnarea
dreptului subiectiv civil de la scopul său economic şi social şi un element subiectiv,
constând în exercitarea dreptului subiectiv civil cu rea-credinţă.
Pentru a fi în prezenţa abuzului de drept, literatura juridică apreciază că trebuie îndeplinite
următoarele condiţii:
- existenţa unui drept subiectiv civil;
- autorul abuzului de drept să fie titularul dreptului respectiv şi să aibă capacitatea de a-l
exercita;
- să existe o deturnare a dreptului subiectiv civil de la finalitatea sa legală;
- exercitarea dreptului subiectiv civil să fie făcută cu rea-credinţă.
În ceea ce priveşte sancţionarea abuzului de drept, în literatura noastră juridică s-au
exprimat opinii diferite. Unii autori apreciază că abuzul de drept va fi sancţionat cu respingerea

32
cererii de chemare în judecată a reclamantului (titular al dreptului exercitat abuziv), respectiv cu
înlăturarea apărării pârâtului (dacă acesta a exercitat un drept în mod abuziv). Într-o altă opinie,
se apreciază că în lipsa unor norme de drept care să prevadă sancţiuni speciale pentru abuzul de
drept, se va aplica sancţiunea generală a obligării autorului unui abuz de drept la plata unor
despăgubiri civile pentru prejudiciile patrimoniale sau nepatrimoniale cauzate unei alte persoane,
conform regulilor aplicabile în materia răspunderii civile delictuale.
Nu trebuie făcută confuzia între abuzul de drept şi fraudă, care constă în folosirea de
manopere viclene cu scopul de a determina aplicarea unor anumite norme de drept de care să
beneficieze autorul fraudei, eludând astfel aplicarea altor norme de drept.
F. Noţiunea de obligaţie
Obligaţia civilă este îndatorirea subiectului pasiv al raportului juridic civil, corelativă
dreptului subiectului activ, de a avea o anumită conduită, ce poate consta în a da, a face sau
a nu face ceva şi care, la nevoie, poate fi impusă prin forţa de constrângere a statului.
G. Clasificarea obligaţiilor civile:
a. Obligaţia de a da, a face şi a nu face
Această clasificare foloseşte drept criteriu obiectul obligaţiilor.
1. Obligaţia de a da constă în îndatorirea debitorului de a constitui sau de a transmite
un drept real (ex.: obligaţia vânzătorului de a transmite cumpărătorului dreptul de proprietate
asupra lucrului ce face obiectul contractului de vânzare-cumpărare).
Trebuie subliniat că în dreptul civil “a da” nu înseamnă a preda un bun, ca în limbajul
obişnuit, ci presupune transmiterea dreptului real asupra bunului. Predarea bunului face obiectul
obligaţiei de a face şi nu al obligaţiei de a da.
2. Obligaţia de a face constă în îndatorirea debitorului de a executa o lucrare, de a
presta un serviciu ori de a preda un lucru (ex.: îndatorirea antreprenorului de a executa o
lucrare, obligaţia cumpărătorului de a presta întreţinere vânzătorului, în baza unui contract de
vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere, dar şi obligaţia vânzătorului de a preda lucrul vândut
cumpărătorului).
Aşadar, obligaţia de a face se referă la o acţiune, o prestaţie pozitivă, mai puţin la acţiunile
care fac obiectul obligaţiei de a da.
3. Obligaţia de a nu face constă în abţinerea debitorului de la săvârşirea uneia sau mai
multor acţiuni la care ar fi fost îndreptăţit, dacă nu şi-ar fi asumat această obligaţie
negativă (ex.: obligaţia pe care şi-o asumă un comerciant faţă de altul de a nu deschide un
magazin de acelaşi fel, pe aceeaşi stradă).
Din punct de vedere practic, această clasificare prezintă un dublu interes:
- în ceea ce priveşte calificarea actelor juridice civile, ele putând fi diferite în funcţie de
obiectul obligaţiilor;
- sub aspectul posibilităţii de executare silită a obligaţiilor.
b. Obligaţii civile pozitive şi obligaţii civile negative
Criteriul folosit este obiectul obligaţiilor.
1. Sunt obligaţii civile pozitive obligaţiile al căror obiect constă în îndeplinirea unei
acţiuni, a unei anumite prestaţii din partea subiectului pasiv (ex.: obligaţia de a da şi
obligaţia de a face).
2. Sunt obligaţii civile negative obligaţiile al căror obiect constă în abţinerea subiectului
pasiv de la săvârşirea uneia sau mai multor acţiuni (ex.: obligaţia de a nu face).
Importanţa practică a clasificării priveşte modalitatea de punere în întârziere a debitorului,
ca urmare a neexecutării obligaţiei, a îndeplinirii ei cu întârziere sau a îndeplinirii
necorespunzătoare a acesteia. Punerea în întârziere a debitorului este una din condiţiile ce trebuie
îndeplinite pentru acordarea de daune-interese creditorului. Potrivit art. 1078 C. civ., în cazul
neîndeplinirii unei obligaţii negative, debitorul este pus de drept în întârziere, iar potrivit art.
1079 C. civ., în cazul neîndeplinirii unei obligaţii pozitive, este necesară punerea în întârziere a
debitorului prin notificare sau prin introducerea unei cereri de chemare în judecată.

33
c. Obligaţii de rezultat şi obligaţii de mijloace
La această clasificare se poate ajunge folosind următoarele criterii: obiectul obligaţiilor,
natura lor sau rezultatul obţinut.
1. Obligaţia de rezultat (determinată) este îndatorirea debitorului de a obţine un
rezultat determinat, stabilit dinainte (ex.: îndatorirea împrumutătorului de a preda
împrumutatului bunul ce face obiectul contractului de împrumut).
2. Obligaţia de mijloace (de diligenţă) este îndatorirea debitorului de a depune toate
eforturile (diligenţele) în vederea obţinerii unui anumit rezultat, fără însă a se obliga la
îndeplinirea rezultatului respectiv (ex.: - obligaţia medicului de a-şi trata pacienţii în vederea
însănătoşirii lor, depunând toate eforturile în acest sens, fără însă a se obliga la însănătoşirea
acestora; - obligaţia avocatului de a apăra interesele clienţilor săi şi de a-i reprezenta în faţa
organelor competente).
Interesul practic al acestei clasificări se referă la dovada culpei debitorului. Astfel, în cazul
neîndeplinirii unei obligaţii de rezultat, simpla nerealizare a rezultatului constituie o prezumţie
de culpă a debitorului. În cazul neîndeplinirii unei obligaţii de mijloace, nerealizarea rezultatului
nu prezumă culpa debitorului, creditorul trebuind să probeze că debitorul nu a depus toate
diligenţele în vederea obţinerii unui anumit rezultat.
d. Obligaţii civile obişnuite, obligaţii opozabile terţilor şi obligaţii reale
Această clasificare are în vedere criteriul opozabilităţii obligaţiilor.
1. Obligaţia civilă obişnuită este obligaţia care revine debitorului faţă de care s-a
născut. Este opozabilă doar părţilor participante la un raport juridic civil. Majoritatea
obligaţiilor civile fac parte din acestă categorie.
2. Obligaţia opozabilă terţilor (scriptae in rem) este obligaţia strâns legată de posesia
unui bun, astfel încât creditorul îşi poate realiza dreptul său numai dacă actualul titular al
dreptului real asupra bunului este ţinut să respecte dreptul creditorului, deşi nu a
participat la formarea raportului juridic iniţial.
Obligaţia scriptae in rem este opozabilă şi unui terţ care a dobândit ulterior un drept asupra
bunului, neparticipând însă la raportul juridic (ex.: potrivit art. 1441 C. civ., dacă proprietarul
vinde un bun al său, care este închiriat altei persoane, cumpărătorul este dator să respecte
contractul de închiriere făcut înainte de vânzare).
3. Obligaţia reală (propter rem) este îndatorirea legală sau convenţională ce revine
deţinătorului unui bun, dată fiind importanţa deosebită a bunului respectiv pentru
societate (ex.: obligaţia de grăniţuire a terenurilor, obligaţia deţinătorului unui teren agricol de a-
l cultiva).
e. Obligaţii civile (perfecte) şi obligaţii naturale (imperfecte)
Această clasificare foloseşte drept criteriu sancţiunea ce asigură respectarea obligaţiilor.
1. Obligaţia civilă (perfectă) este aceea care beneficiază de sancţiune, putând fi
realizată, în cazul neexecutării ei de către debitor, prin acţiune în justiţie şi executare silită.
Majoritatea obligaţiilor fac parte din această categorie.
2. Obligaţia naturală (imperfectă) este obligaţia lipsită de sancţiune, neputând fi
realizată prin acţiune în justiţie şi executare silită, dar odată executată benevol de către
debitor, acesta nu mai poate pretinde restituirea prestaţiei (ex.: conform art. 1636 C. civ., cel
care câştigă la un joc de noroc sau pariuri nu poate să-şi reclame câştigul printr-o acţiune în
justiţie, însă, potrivit art. 1638 C. civ., dacă cel care a pierdut a plătit de bună-voie, nu poate
solicita înapoierea prestaţiei).
În cazul neexecutării unei obligaţii naturale, ea nu poate fi impusă pe cale de acţiune în
justiţie şi executare silită, în schimb, dacă debitorul şi-a executat benevol obligaţia, el nu va
putea solicita instanţei de judecată înapoierea prestaţiei, creditorul său având posibilitatea de a se
apăra pe cale de excepţie.
În literatura juridică mai sunt menţionate şi alte clasificări ale obligaţiilor:

34
- în funcţie de izvoarele obligaţiilor, se pot distinge obligaţii civile izvorâte din acte juridice
unilaterale, obligaţii civile izvorâte din contracte, obligaţii civile izvorâte din gestiunea de
afaceri, obligaţii civile izvorâte din plata nedatorată, obligaţii civile izvorâte din îmbogăţirea
fără just temei, obligaţii civile izvorâte din fapte ilicite cauzatoare de prejudicii;
- în funcţie de izvorul lor, obligaţiile pot fi împărţite în obligaţii născute din acte juridice şi
obligaţii născute din fapte juridice.
- după posibilitatea de exprimare în bani a obiectului obligaţiilor, acestea pot fi împărţite în
obligaţii pecuniare şi obligaţii de altă natură.
- după criteriul complexităţii obligaţiilor, acestea pot fi obligaţii simple şi obligaţii complexe.
Obligaţiile complexe pot fi împărţite, la rândul lor, în obligaţii afectate de modalităţi (obligaţii cu
termen, obligaţii sub condiţie, obligaţii cu sarcină), obligaţii cu pluralitate de subiecte (obligaţii
divizibile, obligaţii solidare şi obligaţii indivizibile), obligaţii cu pluralitate de obiecte (obligaţii
alternative şi obligaţii facultative).
Clasificarea obligaţiilor civile în funcţie de diferite criterii prezintă importanţă deoarece
fiecare dintre categoriile analizate este guvernată de un regim juridic diferit.

2.3. Obiectul raportului juridic civil

A. Noţiunea de obiect juridic şi noţiunea de obiect material


Obiectul raportului juridic civil constă într-o acţiune sau o inacţiune la care este
îndreptăţit subiectul activ şi la care este obligat subiectul pasiv, adică conduita sau
prestaţiile părţilor.
Conduita părţilor constituie obiectul juridic al acestui raport, iar bunul (lucrul) la care se
referă conduita părţilor este obiectul material (derivat).
Deşi în mod frecvent prestaţiile părţilor în cadrul unui raport juridic civil se referă la bunuri,
nu orice raport juridic are şi un obiect material, un bun.
B. Obiectele materiale ale raporturilor juridice civile - bunurile şi clasificarea lor
Bunurile sunt lucrurile utile omului pentru satisfacerea nevoilor materiale şi culturale,
susceptibile de apropiere sub forma drepturilor patrimoniale.
Bunurile au fost clasificate în funcţie de diferite criterii:
a. Bunuri aflate în circuitul civil şi bunuri scoase din circuitul civil
Această clasificare are în vedere criteriul regimului de circulaţie al bunurilor.
1. Bunurile aflate în circuitul civil sunt acele bunuri care pot fi dobândite sau
înstrăinate prin acte juridice civile.
Această categorie de bunuri poate fi subclasificată în:
- bunurile care pot circula în mod liber, putând fi dobândite sau înstrăinate de orice
persoană (ex.: bunurile de uz casnic, bunurile de consum). Această categorie reprezintă regula în
materie.
- bunurile supuse unui regim special de circulaţie, restricţiile în circulaţie privind persoanele
care le pot dobândi sau înstrăina ori condiţiile în care se pot încheia actele juridice (ex.: - armele,
muniţiile şi materiile explozive; - deşeurile toxice; - produsele şi substanţele stupefiante; -
metalele, pietrele preţioase şi semipreţioase; - obiectele de cult; - documentele din fondul
arhivistic naţional; - bunurile din patrimoniul cultural-naţional).
2. Bunurile scoase din circuitul civil sunt acele bunuri care nu pot face obiectul actelor
juridice constitutive sau translative de drepturi reale.
Din această categorie fac parte bunurile aparţinând proprietăţii publice, enumerate de art.
136 alin. 3 din Constituţie: bogăţiile de orice natură ale subsolului, căile de comunicaţie, spaţiul
aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil şi cele ce pot fi folosite în interes public, plajele,
marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi
alte bunuri stabilite de lege. Potrivit art. 136 alin. 4 din Constituţie, acestea pot fi date în
administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate. Sunt,

35
de asemenea, scoase din circuitul civil, terenurile care fac parte din domeniul public, conform
art. 5 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.
Se consideră că nu sunt în circuitul civil nici bunurile care, prin natura lor, nu pot face
obiectul unei apropieri, precum aerul, lumina soarelui.
Importanţa acestei clasificări priveşte consecinţele nerespectării prevederilor legale
referitoare la aceste bunuri, sub forma nulităţii absolute a actelor încheiate şi, uneori, a
răspunderii administrative sau penale.
b. Bunuri individual determinate şi bunuri generic determinate
Această clasificare are în vedere criteriul posibilităţii de individualizare, de determinare a
bunurilor.
1. Bunurile individual determinate (bunurile certe - res certa) sunt acele bunuri care se
deosebesc prin însuşirile lor specifice, proprii, de alte bunuri din aceeaşi categorie (ex.:
unicatele, dar şi bunurile care au anumite caractere specifice, cum ar fi o casă situată pe o
anumită stradă, la un anumit număr, aflată într-o anumită localitate, o suprafaţă de teren situată
într-o anumită zonă).
2. Bunurile generic determinate (bunurile de gen - res genera) sunt acele bunuri care se
caracterizează prin însuşiri comune genului, categoriei din care fac parte (ex.: banii,
alimentele, combustibilii) şi se individualizează prin numărare, cântărire, măsurare.
Importanţa acestei clasificări se manifestă sub trei aspecte:
- în primul rând, clasificarea prezintă interes din punctul de vedere al momentului
transmiterii dreptului real, care, în cazul bunurilor individual determinate, coincide cu momentul
realizării acordului de voinţă, chiar dacă bunul nu s-a predat, iar în cazul bunurilor generic
determinate, coincide cu momentul individualizării bunurilor prin măsurare, cântărire sau
numărare.
- de asemenea, această clasificare prezintă interes sub aspectul suportării riscului
contractului. Dacă bunul este individual determinat şi piere fortuit înainte de predare, riscul
contractului este suportat de dobânditor (res perit domino), deoarece dreptul real asupra bunului
s-a transmis în momentul realizării acordului de voinţă. Dacă bunul este generic determinat şi
piere fortuit înainte de predare, riscul contractului este suportat de debitor, care va trebui să
predea alte asemenea bunuri (genera non pereunt), deoarece dreptul real, în cazul bunurilor de
gen, se transmite în momentul predării.
- în sfârşit, clasificarea prezintă importanţă în ceea ce priveşte locul predării bunului. Dacă
acest loc nu este precizat în actul juridic, bunurile individual determinate vor fi predate la locul
în care se află bunul în momentul încheierii actului, iar bunurile generic determinate vor fi
predate la domiciliul debitorului, deoarece plata este cherabilă şi nu portabilă.
c. Bunuri fungibile şi bunuri nefungibile
Această clasificare are în vedere criteriul posibilităţii de înlocuire a bunurilor, unele cu
altele, în executarea unei obligaţii civile.
1. Bunurile fungibile sunt acele bunuri care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea
unei obligaţii civile.
2. Bunurile nefungibile sunt acele bunuri care nu pot fi înlocuite unele cu altele în
executarea unei obligaţii, debitorul nefiind liberat prin predarea altui bun decât cel
datorat.
De regulă, bunurile individual determinate sunt bunuri nefungibile, iar bunurile generic
determinate sunt bunuri fungibile. Însă caracterul de fungibil sau nefungibil depinde nu numai de
însuşirile naturale ale bunului, ci şi de voinţa părţilor. Exemplul clasic în materie îl constituie
împrumutul unei cărţi. Fiind un bun generic determinat şi fungibil, cartea poate fi înlocuită în
momentul restituirii ei cu o alta, de acelaşi autor, cu acelaşi titlu şi din aceeaşi ediţie. Însă, prin
convenţia părţilor, împrumutătorul poate pretinde să i se restituie exact aceeaşi carte, deoarece
poartă o dedicaţie a autorului, caz în care bunul respectiv devine un bun individual determinat şi
deci, nefungibil.

36
Importanţa acestei clasificări se manifestă pe planul executării obligaţiilor civile. Dacă
bunul este fungibil, debitorul este liberat dacă predă creditorului un alt bun de acelaşi fel, iar
dacă bunul este nefungibil, debitorul nu se poate libera decât dacă predă exact bunul respectiv.
d. Bunuri consumptibile şi bunuri necomsumptibile
Această clasificare are în vedere criteriul consumării substanţei bunurilor la prima
întrebuinţare.
1. Bunul consumptibil este bunul care la prima sa întrebuinţare îşi consumă substanţa
sau este înstrăinat (ex.: alimentele, combustibilii, banii).
2. Bunul neconsumptibil este bunul care poate fi folosit în mod repetat, fără a-şi
consuma substanţa sau a fi înstrăinat, chiar dacă folosirea sa îndelungată presupune un
anumit grad de uzură (ex.: clădirile, terenurile, maşinile, obiectele de îmbrăcăminte).
Categoriile de consumptibil şi neconsumptibil nu trebuie confundate cu cele de comestibil şi
necomestibil.
Importanţa acestei clasificări priveşte mai multe aspecte:
- în materie de uzufruct, dacă obiectul acestuia este un bun neconsumptibil, uzufructuarul va
trebui să restituie nudului proprietar chiar bunul repectiv, fiind obligat să-i conserve substanţa.
Dacă obiectul uzufructului îl constituie un bun consumptibil, uzufructuarul va trebui să restituie
bunuri de acelaşi fel, în aceeaşi cantitate, calitate şi valoare cu cele primite, situaţie în care ne
aflăm în faţa unui cvasiuzufruct.
- în stabilirea naturii juridice a contractului de împrumut, deoarece bunurile
neconsumptibile pot forma obiectul împrumutului de folosinţă (comodat), iar bunurile
consumptibile pot forma obiectul împrumutului de consumaţie (mutuum);
- sub aspectul suportării riscului contractului, pentru că, în cazul împrumutului unui bun
neconsumptibil, împrumutatul dobândeşte de la împrumutător doar dreptul de folosinţă asupra
bunului, având obligaţia de a restitui acelaşi bun, riscul pieirii bunului fiind suportat de
împrumutător. În cazul împrumutului unui bun consumptibil, împrumutatul dobândeşte de la
împrumutător dreptul de proprietate asupra bunului, de aceea riscul contractului este suportat de
împrumutat, care va trebui să restituie un alt bun, în aceeaşi cantitate şi de aceeaşi calitate.
e. Bunuri frugifere şi bunuri nefrugifere
Această clasificare are în vedere criteriul producerii de fructe de către bunuri.
1. Bunurile frugifere sunt acele bunuri care în mod periodic dau naştere altor produse,
numite fructe, fără să-şi consume substanţa.
Codul civil deosebeşte în art. 483, 522-523, trei categorii de fructe:
- fructele naturale - sunt produsul naturii, fără intervenţia muncii omului (ex.: fructele de
pădure);
- fructele industriale - sunt acele produse obţinute cu ajutorul muncii omului (ex.: fructele şi
legumele de cultură);
- fructele civile - reprezintă echivalentul în bani al folosirii unui anumit bun (ex.: chiriile,
dobânzile).
Fructele naturale şi fructele industriale se dobândesc prin percepere sau culegere, iar fructele
civile se dobândesc prin trecerea timpului.
Fructele nu trebuie confundate cu productele, care sunt foloasele trase dintr-un bun, având
drept rezultat consumarea substanţei sale (ex.: piatra dintr-o carieră).
2. Bunurile nefrugifere sunt acele bunuri care nu pot da naştere altor produse în mod
periodic, fără ca prin aceasta să nu-şi consume substanţa.
Importanţa practică a acestei clasificări se manifestă sub mai multe aspecte:
- în ceea ce priveşte dreptul de proprietate, fructele aparţin întotdeauna proprietarului, în
baza dreptului de accesiune (art. 483 C. civ.) ;
- în ceea ce priveşte dreptul de uzufruct, fructele aparţin uzufructuarului, în timp ce
productele aparţin nudului proprietar;

37
- în ceea ce priveşte posesia, posesorul de bună-credinţă dobândeşte fructele bunului pe care
îl posedă, nu însă şi productele, care aparţin proprietarului (art. 485 C. civ.).
f. Bunuri corporale şi bunuri incorporale
Această clasificare are în vedere criteriul modului de percepere al bunurilor.
1. Bunurile corporale sunt acele bunuri care pot fi percepute de simţurile omului,
având o existenţă materială (ex.: o casă, o suprafaţă de teren, o maşină).
2. Bunurile incorporale sunt acele bunuri care scapă simţurilor omului, având o
existenţă abstractă (ex.: - drepturile reale, cu excepţia dreptului de proprietate, - fondul de
comerţ, - dreptul de autor, - drepturile de proprietate industrială, - titlurile de valoare, - drepturile
de creanţă).
Importanţa acestei clasificări se manifestă sub următoarele aspecte:
- proprietatea asupra bunurilor mobile poate fi dobândită, ca efect al posesiei de bună-
credinţă, numai în ceea ce priveşte bunurile mobile corporale (art. 1909 C. civ.);
- proprietatea poate fi dobândită prin tradiţiune (remitere) doar în ceea ce priveşte bunurile
mobile corporale;
- titlurile de valoare se transmit în mod diferit, astfel: titlurile la purtător - prin tradiţiune
(remitere), titlurile nominale - prin cesiune, iar cele la ordin - prin gir sau andosament;
- din punctul de vedere al dreptului internaţional privat, regimul juridic este diferit.
g. Bunuri divizibile şi bunuri indivizibile
Această clasificare are în vedere criteriul posibilităţii împărţirii bunurilor fără să-şi
schimbe destinaţia.
1. Bunurile divizibile sunt bunurile care pot fi supuse divizării, fără ca prin aceasta să-
şi schimbe destinaţia lor economică.
În principiu, orice bun este divizibil, însă ceea ce interesează este dacă divizarea lui are sau
nu consecinţe cu privire la destinaţia sa economică. De regulă, bunurile generic determinate sunt
bunuri divizibile. Astfel, o cantitate de cereale poate fi împărţită, fără să-şi schimbe destinaţia
economică.
2. Bunurile indivizibile sunt bunurile care prin divizare îşi schimbă destinaţia
economică.
Bunurile individual determinate sunt, de regulă, indivizibile. Un tablou, un automobil sau un
obiect de vestimentaţie nu pot fi comod împărţite în natură, fără ca destinaţia lor economică să
fie afectată.
Această clasificare prezintă importanţă practică sub următoarele două aspecte:
- în materie de partaj (aplicat în caz de coproprietate, indiviziune şi devălmăşie), numai
bunurile divizibile pot fi împărţite în natură între coproprietari, potrivit cotei-părţi ce revine
fiecăruia, în timp ce bunurile indivizibile se atribuie unuia sau unor coproprietari, ceilalţi primind
în schimb alte bunuri egale ca valoare sau o compensaţie bănească sub formă de sultă, ori sunt
scoase la vânzare direct sau prin licitaţie publică, iar preţul se împarte între copărtaşi, potrivit
cotei-părţi ce revine fiecăruia.
- în materia obligaţiilor cu pluralitate pasivă, dacă bunul este divizibil şi obligaţia este, în
principiu, divizibilă, fiecare debitor fiind ţinut doar la plata părţii sale din datorie. Dacă bunul
este indivizibil, ne aflăm în faţa unei indivizibilităţi naturale, fiecare debitor fiind ţinut pentru
întreaga datorie.
h. Bunuri principale şi bunuri accesorii
Această clasificare are în vedere criteriul legăturii dintre bunuri.
1. Bunurile principale sunt acele bunuri care pot fi folosite în mod independent, nefiind
destinate a servi la întrebuinţarea altor bunuri.
2. Bunurile accesorii sunt acele bunuri care servesc la întrebuinţarea unor bunuri
principale (ex.: cureaua pentru ceas, cheile pentru lacăt, beţele pentru schi, caloriferele pentru
un imobil).

38
Bunurile pot fi principale sau accesorii prin natura lor, dar şi prin voinţa părţilor participante
la un raport juridic civil. Astfel, dacă se vinde un ceas, se presupune că s-a vândut şi cureaua, în
lipsa unei convenţii contrare a părţilor.
Pentru a califica un bun ca fiind principal sau accesoriu trebuie verificată îndeplinirea
următoarele condiţii:
- ambele bunuri să se afle în proprietatea sau administrarea aceluiaşi titular;
- titularul dreptului de proprietate sau administrare să fi stabilit prin voinţa sa o relaţie de
dependenţă între bunuri, având în vedere destinaţia lor comună.
Această clasificare prezintă importanţă în ceea ce priveşte regimul juridic al bunurilor
accesorii, care îl urmează pe cel al bunurilor principale, în sensul că bunul accesoriu urmează
soarta bunului principal (accesorium sequitur principale), dacă legea sau părţile nu au prevăzut
altfel. Aşadar, atunci când se datorează un bun, debitorul va fi obligat să predea atât bunul
principal cât şi bunul accesoriu.
i. Bunuri mobile şi bunuri imobile
Această clasificare are în vedere criteriul naturii lor.
1. Bunurile imobile sunt acele bunuri care au o aşezare fixă şi stabilă (ex.: terenurile,
construcţiile, plantaţiile).
Potrivit art. 462 C. civ., bunurile imobile pot fi împărţite în trei categorii:
- imobile prin natura lor (ex.: terenurile şi clădirile, morile de vânt sau de apă, recoltele
prinse de rădăcini şi fructele neculese de pe arbori);
- imobile prin destinaţie, care sunt bunuri mobile prin natura lor, dar sunt considerate de lege
ca fiind imobile, având în vedere caracterul lor accesoriu în exploatarea unui imobil (ex.: uneltele
agricole, utilajele industriale, oglinzile fixate pe pereţi, statuile aşezate în nişe, ornamentele
fixate pe ziduri). Un bun mobil poate deveni imobil prin destinaţie, numai dacă proprietarul
fondului este în acelaşi timp şi proprietarul bunului mobil.
- imobile prin obiectul la care se aplică (ex.: drepturile reale imobiliare şi acţiunile reale
imobiliare).
2. Bunurile mobile sunt acele bunuri care se pot deplasa dintr-un loc în altul, fie prin
ele însele, fie cu ajutorul unei forţe străine (ex.: animalele şi toate lucrurile care nu sunt fixate
de sol).
Articolul 472 C. civ. împarte bunurile mobile în două categorii:
- mobile prin natura lor, care se pot deplasa dintr-un loc în altul fie prin forţa lor proprie
(ex.: animalele), fie cu ajutorul unei forţe străine (ex.: cartea, stiloul, maşina);
- mobile prin determinarea legii (ex.: drepturile reale mobiliare, drepturile de creanţă şi
acţiunile în justiţie privind bunurile mobile).
La aceste două categorii, literatura juridică a adăugat-o şi pe cea a mobilelor prin anticipaţie
- bunuri imobile prin natura lor, dar considerate mobile prin voinţa părţilor, având în vedere ceea
ce vor deveni aceste bunuri în viitor (ex.: fructele şi recoltele neculese, arborii netăiaţi, piatra
neextrasă dintr-o carieră).
Clasificarea bunurilor în mobile şi imobile importanţă sub multiple aspecte:
- în ceea ce priveşte capacitatea de a înstrăina, legea este mult mai riguroasă când obiectul
actului de înstrăinare îl constituie un imobil, decât atunci când bunul este mobil. Persoanele
lipsite de capacitate de exerciţiu pot înstrăina mai uşor bunurile mobile decât pe cele imobile.
- sub aspectul formelor de înstrăinare, bunurile imobile sunt supuse publicităţii imobiliare,
ce are efect constitutiv de drepturi între părţi şi asigură opozabilitatea actului de înstrăinare faţă
de terţi, iar bunurile mobile se transmit prin simplă posesie, dacă dobânditorul este de bună-
credinţă;
- în ceea ce priveşte bunurile comune ale soţilor, înstrăinarea bunurilor imobile nu poate fi
realizată decât cu consimţământul expres al ambilor soţi, în timp ce înstrăinarea bunurilor
mobile poate fi realizată doar de către unul dintre soţi, fără consimţământul expres al celuilalt,
operând prezumţia de mandat tacit reciproc;

39
- referitor la efectele posesiei, în cazul bunurilor imobile o posesie îndelungată poate duce la
dobândirea dreptului de proprietate prin prescripţie achizitivă (uzucapiune), în timp ce pentru
bunurile mobile posesia de bună-credinţă valorează proprietate (art. 1909 C. civ.);
- drepturile asupra bunurilor mobile se pierd instantaneu, dacă posesorul este de bună-
credinţă, în timp ce drepturile asupra bunurilor imobile se pierd după un timp îndelungat (de 10,
20 sau 30 de ani);
- în ceea ce priveşte garanţiile, bunurile imobile pot fi ipotecate, iar bunurile mobile pot fi
gajate;
- referitor la competenţa teritorială a instanţelor de judecată, în materie de imobile este
competentă instanţa în circumscripţia căreia se află situat bunul imobil, iar în materie de bunuri
mobile este competentă instanţa în circumscripţia căreia se află domiciliul pârâtului, aplicându-
se regula actor sequitur forum rei;
- probele sunt mult mai uşor de făcut în materie de imobile, având în vedere aşezarea lor
fixă, decât în materie de bunuri mobile;
- referitor la executarea silită, regulile aplicabile în materie sunt diferite după cum bunul
este mobil sau imobil, formele fiind mult mai complicate pentru acestea din urmă.
- din punctul de vedere al dreptului internaţional privat, imobilele sunt guvernate de legile
statului pe teritoriul căruia sunt situate (lex rei sitae), iar mobilele sunt supuse legii personale a
proprietarului (lex personalis), aceasta putând fi legea naţională sau legea domiciliului.
j. Bunuri aparţinând domeniului public şi bunuri aparţinând domeniului privat
Această clasificare priveşte numai statul şi unităţile administrativ-teritoriale, care pot fi
titulari ai dreptului de proprietate publică sau ai dreptului de proprietate privată, după cum
bunurile care le aparţin sunt incluse în domeniul public de interes naţional, domeniul public de
interes local sau în domeniul privat al acestora.
1. Domeniul public include bunurile care sunt destinate să servească folosinţei tuturor
persoanelor.
Proprietatea publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe,
municipii şi judeţe). Articolul 136 alin. 3 din Constituţie enumeră bunurile care formează
obiectul exclusiv al proprietăţii publice: bogăţiile de orice natură ale subsolului, căile de
comunicaţie, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil şi cele ce pot fi folosite în
interes public, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului
continental, precum şi alte bunuri stabilite de lege. În acest sens, Legea nr. 18/1991 prevede că
aparţin domeniului public terenurile afectate unei utilităţi publice şi cele pe care sunt amplasate
construcţii de interes public, pieţe, căi de comunicaţii, reţele stradale şi parcuri publice, porturi şi
aeroporturi, terenurile cu destinaţie forestieră, albiile râurilor şi fluviilor, cuvetele lacurilor de
interes public, fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, ţărmurile Mării Negre,
inclusiv plajele, terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele,
ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile
apărării sau pentru alte folosinţe care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura
lor, sunt de uz sau interes public.
Domeniul public poate fi de interes naţional, caz în care titularul dreptului de proprietate este
statul, sau de interes local, situaţie în care titularii dreptului de proprietate sunt unităţile
administrativ-teritoriale.
2. Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale include bunuri
pe care acestea le folosesc şi care produc venituri şi pot fi înstrăinate prin acte juridice.
Deosebirea faţă de bunurile din patrimoniul persoanelor fizice şi juridice priveşte titularul
dreptului de proprietate, care este statul sau unităţile administrativ-teritoriale.
Din domeniul privat al statului fac parte clădirile şcolilor, spitalelor, primăriilor,
prefecturilor, instituţiilor publice, bunurile mobile aflate în aceste clădiri, bunurile lăsate statului
prin donaţii sau testamente ale particularilor, succesiunile vacante.

40
Interesul distincţiei între bunurile din domeniul public şi cele din domeniul privat constă în
aceea că doar bunurile aparţinând domeniului public sunt inalienabile, insesizabile şi
imprescriptibile. Ele pot fi însă date în administrarea regiilor autonome sau instituţiilor publice
sau pot fi concesionate sau închiriate.
A nu se înţelege însă că titularii dreptului de proprietate publică (statul şi unităţile
administrativ-teritoriale) nu au şi prerogativa dispoziţiei. Astfel, un bun poate trece din domeniul
public în domeniul privat al statului, cu respectarea legii, intrând astfel în circuitul civil.
Importanţa acestei clasificări priveşte regimul achiziţionării acestor bunuri şi regimul de
drept penal.
k. Bunuri sesizabile şi bunuri insesizabile
Această clasificare foloseşte drept criteriu posibilitatea bunurilor de fi urmărite şi
executate silit pentru plata datoriilor.
1. Bunurile sesizabile sunt acele bunuri care pot face obiectul executării silite a
debitorului. Majoritatea bunurilor fac parte din această categorie (ex.: bunurile mobile şi cele
imobile ale debitorului).
2. Bunurile insesizabile sunt acele bunuri care nu pot face obiectul executării silite
pentru plata unei datorii a debitorului. Codul de procedură civilă prevede că bunurile ce nu
pot fi urmărite şi vândute pentru datorii sunt lucrurile de uz personal ale datornicului şi familiei
sale.
Această clasificare prezintă importanţă în materia executării silite, regula constituind-o
bunurile sesizabile, excepţiile fiind expres prevăzute de lege.
l. Bunuri mijloace de producţie şi bunuri mijloace de consum
Această clasificare foloseşte drept criteriu destinaţia economică.
1. Bunurile mijloace de producţie sunt bunurile care servesc la producerea altor
bunuri. Acestea se împart, la rândul lor, în:
- bunurile mijloace fixe - bunuri folosite un timp îndelungat în procesul de producţie,
transmiţându-şi valoarea în mod treptat asupra produselor (ex.: uneltele, utilajele, maşinile,
clădirile).
- bunurile mijloace circulante - bunuri ce se consumă integral într-un singur proces de
producţie şi îşi transmit în întregime valoarea asupra produselor (ex.: materiile prime,
combustibilii).
Produsele sunt bunurile care rezultă din procesul de producţie, având ca destinaţie circuitul
civil.
2. Bunurile de consum sunt bunurile destinate să servească necesităţilor materiale şi
spirituale ale oamenilor.
Aplicând criteriul destinaţiei economice a bunurilor, acelaşi bun poate fi considerat mijloc de
producţie sau obiect de consum, după cum este folosit într-un scop sau în altul. Astfel, lemnul
utilizat în construcţia unei cabane reprezintă un mijloc de producţie, iar cel folosit drept
combustibil este un bun de consum.
m. Bani şi titluri de valoare
1. Banii reprezintă un echivalent general al tuturor bunurilor şi, în acelaşi timp, o
categorie specială de bunuri. Ei sunt folosiţi la executarea obligaţiilor ce au ca obiect o
sumă de bani sau ca echivalent al executării unei obligaţii în natură, imposibil de executat
din vina debitorului.
Caracteristic banilor este faptul că nu au o valoare prin ei înşişi, ci valoarea înscrisă pe
monedă sau pe bancnotă.
2. Titlurile de valoare (titlurile de credit) atestă existenţa unei datorii şi îmbracă forma
înscrisurilor întocmite într-o anumită formă, pe o hârtie filigranată, similară biletelor de
bancă (ex.: obligaţiunile, cecul nominal, cambia, acţiunile).

41
Acestea nu au o valoare prin ele însele, ci valoarea care este prevăzută în titlu şi poartă
denumirea de titluri de valoare deoarece nu numai că probează existenţa unor drepturi evaluabile
în bani, dar şi pentru că drepturile nu pot fi realizate decât prin prezentarea titlului.
Având în vedere criteriul circulaţiei lor, titlurile de valoare pot fi împărţite în:
- titluri la purtător - în care sunt încorporate anumite drepturi de creanţă, fără determinarea
titularului acestor drepturi (ex.: obligaţiunile, cecul la purtător, acţiunile). Persoana care prezintă
un titlu la purtător are dreptul de a încasa de la emitent suma de bani prevăzută în titlu.
- titluri la ordin - în care se menţionează că sunt emise la ordinul unei anumite persoane (ex.:
biletul la ordin, cambia, cecul). Ele pot fi transmise de titularul din ordinul căruia au fost emise
unei alte persoane, prin gir (o menţiune translativă de drepturi a posesorului titlului, ce cuprinde
numele dobânditorului). Astfel, dobânditorul este îndreptăţit să primească plata de la debitor, la
ordinul emiţătorului titlului.
- titluri nominative - în cuprinsul cărora este înscris numele beneficiarului (ex.: cecul
nominal, titlurile nominative emise de stat, obligaţiunile nominative emise de societăţile
comerciale). Acestea pot fi cedate unei alte persoane, după o prealabilă înştiinţare a debitorului,
prin înscrierea numelui noului dobânditor în registrul emitentului şi în cuprinsul titlului.

Bibliografie:

1. Boroi G., Drept Civil. Partea generală.Persoanele, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, ediţia
a III-a revizuită şi adăugită;
2. Beleiu Gh., Drept civil român, Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ed.
Universul juridic, Bucureşti, ediţia a XI-a revizuită şi adăugită, 2007;
3. Ungureanu O., Drept civil. Introducere, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
4. Apetrei I., Drept civil.Partea generală, Editura Venus, Iaşi, 2005;
5. Poenaru E., Drept civil. Teoria generală. Persoanele, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002;
6. Răuschi Şt., ş.a., Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, Ed.
Junimea, Iaşi, 2000;
7. Andrei Petru P., Apetrei I., Drept civil. Partea generală. Persoana fizică, Ed. Ankarom,
Iaşi, 1998;
8. Dogaru I., Elementele dreptului civil, Ed. Şansa, Bucureşti, 1998;
9. Lupan E., Introducere în dreptul civil, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 1998;
10. Pop T., Drept civil român. Teoria generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993;
11. Cosmovici P.M., Introducere în dreptul civil, Ed. All Beck, Bucureşti, 1993;
12. Ionaşcu T., Tratat de drept civil, Partea generală, vol. I, Ed. Academiei, 1967.
13. Legea nr. 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 – Codul familiei,
publicată în M.Of. nr. 749/05.11.2007;
14. Constituţia României din 1991, modificată şi completată prin Legea de revizuire nr.
429/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003;
15. Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi juridice;
16. Codul civil din 1864, actualizat până în 1997.

Întrebări de evaluare:

1. Definiţi raportul juridic civil.


2. Prezentaţi caracterele raportului juridic civil.
3. Care sunt elementele raportului juridic civil?
4. Care sunt subiectele raportului juridic civil?
5. Ce condiţii trebuie să îndeplinească o colectivitate de oameni pentru ca să formeze o
persoană juridică?

42
6. Ce este un creditor şi un debitor?.
7. Ce înseamnă un raport juridic civil complex cu pluralitate pasivă?
8. Definiţi coproprietatea, indiviziunea şi devălmăşia.
9. Definiţi obligaţia conjunctă, obligaţia solidară şi cea indivizibilă.
10. Definiţi capacitatea de folosinţă a persoanei fizice.
11. Prezentati caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă a persoanei fizice.
12. Când începe şi când încetează capacitatea de folosinţă a persoanei fizice?
13. Ce înţelegeţi prin capacitatea anticipată de folosinţă a persoanei fizice? În ce situaţie îşi
găseşte aplicarea?
14. Definiţi capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice.
15. Definiţi discernământul.
16. Care sunt persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu?
17. Prezentaţi caracterele juridice ale capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice.
18. Care sunt persoanele cu capacitate restrânsă de exerciţiu? Cum se încheie actele lor
juridice?
19. Care sunt persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu? Cum se încheie actele lor juridice?
20. În ce situaţii încetează capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice?
21. Când începe şi când încetează capacitatea de folosinţă a persoanei juridice?
22. Ce înţelegeţi prin capacitatea anticipată de folosinţă a persoanei juridice şi cât durează
aceasta?
23. Explicaţi principiul specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice.
24. Definiţi conţinutul raportului juridic civil.
25. Definiţi dreptul civil subiectiv.
26. Prezentaţi clasificarea drepturilor civile subiective în funcţie de gradul de opozabilitate.
27. Prezentaţi clasificarea drepturilor civile subiective în funcţie de natura conţinutului
drepturilor.
28. Definiţi patrimoniul.
29. Definiţi dreptul real şi dreptul de creanţă. Prezentaţi deosebirile dintre cele două categorii
de drepturi.
30. Daţi exemple de drepturi nepatrimoniale.
31. Prezentaţi clasificarea drepturilor civile subiective în funcţie de dependenţa dintre
drepturi în exercitarea lor.
32. Enumeraţi drepturile reale principale.
33. Care este deosebirea dintre dreptul de uz şi dreptul de uzufruct?
34. Definiţi dreptul de servitute şi dreptul de superficie.
35. Enumeraţi drepturile reale accesorii.
36. Definiţi dreptul de ipotecă şi dreptul de gaj.
37. Prezentaţi clasificarea drepturilor civile subiective în funcţie de gradul de siguranţă pe
care îl conferă titularilor.
38. Cum iau naştere şi cum se sting drepturile civile subiective?
39. Definiţi transmisiunea universală, cu titlu universal şi cu titlu particular de drepturi civile
subiective.
40. Ce înţelegeţi prin daune morale?
41. Cum trebuie exercitate drepturile civile subiective în aşa fel încât să nu se ajungă la un
abuz de drept? Cum este sancţionat abuzul de drept?
42. Definiţi obligaţia civilă subiectivă.
43. Definiţi obligaţia de a da, de a face şi de a nu face.
44. Predarea bunului de către vânzător cumpărătorului reprezintă o obligaţie de a da sau de a
face?
45. Definiţi obligaţia de mijloace (de diligenţă).
46. Definiţi obligaţia reală (propter rem).

43
47. Definiţi obligaţia naturală (imperfectă).
48. Definiţi obiectul raportului juridic civil.
49. În ce constă este obiectul material (derivat) al raportului juridic civil?
50. Prezentaţi clasificarea bunurilor în funcţie de regimul de circulaţie.
51. Daţi exemple de bunuri supuse unui regim special de circulaţie.
52. Prezentaţi clasificarea bunurilor în funcţie de posibilitatea lor de individualizare. În ce
constă importanţa acestei clasificări?
53. În ce moment se transmite dreptul de proprietate asupra unui bun cert şi cine suportă
riscul pieirii lui?
54. Definiţi bunul fungibil.
55. În ce constă importanţa clasificării în bunuri fungibile şi nefungibile?
56. Definiţi bunul consumptibil.
57. Definiţi bunul frugifer.
58. Ce categorii de fructe cunoaşteţi în materia dreptului civil?
59. Daţi exemple de fructe civile.
60. Definiţi bunul indivizibil.
61. În ce constă importanţa clasificării în bunuri divizibile şi indivizibile?
62. În ce constă importanţa clasificării în bunuri principale şi accesorii?
63. Care sunt subcategoriile bunurilor mobile?
64. Definiţi bunul mobil prin anticipaţie.
65. Care sunt subcategoriile bunurilor imobile?
66. Definiţi bunul bun imobil prin destinaţie.
67. În ce constă importanţa clasificării în bunuri mobile şi imobile?
68. Care sunt bunurile aparţinând domeniului public al statului?
69. Definiţi bunul insesizabil.
70. Definiţi bunurile mijloace de producţie şi bunurile mijloace de consum.

44
Capitolul III

ACTUL JURIDIC CIVIL

Secţiunea I
FAPTUL ŞI ACTUL JURIDIC CIVIL

1.1. Noţiunea de fapt juridic

Faptele juridice reprezintă împrejurări concrete, care, potrivit legii, determină


naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice civile. Din aceste împrejurări
izvorăsc drepturile şi obligaţiile părţilor participante la un raport juridic civil. Însă faptele
juridice nu sunt producătoare de drepturi şi obligaţii prin simpla lor existenţă, ci numai în
condiţiile prevăzute de lege.

1.2. Clasificarea faptelor juridice

I. În funcţie de gradul lor de complexitate, faptele juridice pot fi clasificate în:


a. Faptele juridice simple - care se produc în mod izolat, independent de alte fapte
juridice (ex.: - naşterea unei persoane, care are drept efect apariţia unui nou subiect de drept; -
decesul unei persoane, care determină încetarea personalităţii juridice).
b. Faptele juridice complexe - care includ în componenţa lor mai multe împrejurări
pentru a putea genera un raport juridic (ex.: pentru încheierea căsătoriei, este necesar atât
consimţământul viitorilor soţi, cât şi îndeplinirea unor condiţii de fond şi a unor condiţii de
formă).
II. În funcţie de originea lor, faptele juridice pot fi clasificate în :
a. Evenimentele - împrejurări independente de voinţa subiectelor de drept, care,
potrivit legii, determină naşterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic (ex.: -
naşterea unei persoane determină apariţia unui nou subiect de drept ; - decesul unei persoane are
drept efect încetarea personalităţii juridice ; - un cutremur poate avea drept efect plata unei
asigurări, în cazul în care imobilul era asigurat).
b. Acţiunile oamenilor - fapte voliţionale ale subiectelor de drept, care, conform legii,
determină naşterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic. Cea mai mare parte a
faptelor juridice se încadrează în acestă categorie (ex.: încheierea unui contract civil, întocmirea
unui testament).
Acţiunile oamenilor pot fi împărţite, la rândul lor, în acţiuni licite - cele săvârşite în
conformitate cu legea şi acţiuni ilicite - care nesocotesc prevederile legale.
Acţiunile oamenilor mai pot fi împărţite în acţiuni săvârşite fără intenţia de a produce efecte
juridice, efecte care se produc însă în baza legii, şi acţiuni săvârşite cu intenţia de a produce
efecte juridice. Acestea din urmă prezintă o importanţă deosebită în dreptul civil şi poartă
denumirea de acte juridice civile.

1.3. Noţiunea de act juridic civil

Actul juridic civil reprezintă manifestarea de voinţă săvârşită cu intenţia de a produce


efecte juridice, adică de a crea, modifica sau stinge raporturi juridice civile.
Noţiunea de act juridic are două accepţiuni:
- operaţiune juridică (negotium juris);
- înscris probator al operaţiunii juridice (instrumentum probationis).

45
Secţiunea II
CONDIŢIILE DE VALABILITATE A ACTULUI JURIDIC CIVIL

2.1. Noţiunea, enumerarea şi clasificarea condiţiilor de valabilitate


a actului juridic civil

Noţiune:
Condiţiile de valabilitate a actului juridic civil reprezintă acele elemente esenţiale fără
de care un act juridic civil nu poate exista, precum şi cerinţele care trebuie îndeplinite de
fiecare dintre elementele actului juridic civil.
Enumerare:
Pentru a fi valabil încheiat, actul juridic civil trebuie să îndeplinească patru condiţii de
valabilitate (elemente), prevăzute de art. 948 C. civ.:
1. capacitatea de a contracta;
2. consimţământul valabil al părţii ce se obligă;
3. un obiect determinat;
4. o cauză licită.
Pentru a fi valabil exprimat, consimţământul trebuie să emane de la o persoană cu
discernământ, să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice, să fie exteriorizat şi să nu
fie viciat.
Obiectul actului juridic civil trebuie să existe, să fie licit şi moral, determinat sau
determinabil, posibil şi să se afle în circuitul civil.
Cauza actului juridic civil trebuie să existe, să fie reală, să fie licită şi morală.
Elementele (condiţiile) actului juridic civil nu trebuie confundate cu elementele raportului
juridic civil (subiectele, conţinutul şi obiectul). De asemenea, nu trebuie făcută confuzia între
condiţiile de valabilitate a actului juridic civil şi acele modalităţi ale actului juridic cunoscute sub
denumirea de “condiţii”, în sensul de evenimente viitoare şi incerte, de îndeplinirea cărora
depinde existenţa unui act juridic civil. În sfârşit, “termenul de condiţii” mai este folosit şi cu
sensul de clauze contractuale.
Clasificare:
I. Având în vedere aspectul la care se referă aceste condiţii:
a. condiţii de fond, referitoare la conţinutul actului juridic: capacitatea, consimţământul,
obiectul şi cauza;
b. condiţii de formă, referitoare la modalitatea de exteriorizare a manifestării de
voinţă: forma cerută pentru validitatea actului juridic (forma ad validitatem), forma cerută
pentru proba actului juridic (forma ad probationem) şi forma cerută pentru ca anumite acte
juridice să fie opozabile terţelor persoane.
II. Având în vedere importanţa condiţiilor pentru existenţa unui act juridic civil:
a. condiţii esenţiale, care trebuie în mod obligatoriu îndeplinite pentru valabilitatea
actului juridic, prevăzute de art. 948 C. civ. (capacitatea, consimţământul, obiectul, cauza), la
care se adaugă forma, în cazul actelor juridice solemne;
b. condiţii neesenţiale, stabilite prin voinţa părţilor, lipsa lor neafectând valabilitatea
actului juridic.
III. În funcţie de sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării condiţiilor:
a. condiţii de validitate, a căror neîndeplinire atrage nulitatea actului juridic;
b. condiţii de eficacitate, a căror neîndeplinire are drept consecinţă lipsa anumitor
efecte ale actului, fără a atrage însă nevalabilitatea acestuia.

46
IV. Având în vedere vocaţia lor:
a. condiţii generale, referitoare la toate actele juridice civile;
b. condiţii speciale, referitoare doar la anumite categorii de acte juridice civile (ex.: -
respectarea unei anumite forme în cazul actelor juridice solemne; - îndeplinirea unui termen, a
unei condiţii sau a unei sarcini, în cazul actelor juridice afectate de modalităţi).

2.2. Capacitatea de a încheia acte juridice civile

Capacitatea este prevăzută de art. 948 C. civ. ca prima dintre cele patru condiţii de
valabilitate a actului juridic civil. Deoarece această instituţie de drept civil fost tratată în cadrul
Capitolului II. Raportul juridic civil (subiectele), nu vom relua aici aceleaşi noţiuni.
A. Încheierea actelor juridice civile prin reprezentare
Părţile participante la încheierea actelor juridice civile îşi manifestă, de regulă, în mod direct
voinţa cu privire la naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice civile. Actele juridice
civile se pot încheia şi prin intermediul unei persoane numite reprezentant, care îşi exprimă
consimţământul în numele şi pe seama titularului actului respectiv.
De la regula încheierii actelor juridice civile atât în mod direct, cât şi prin intermediul unui
reprezentant, există şi excepţii. Acestea sunt de strictă interpretare şi privesc actele cu caracter
strict personal, care nu pot fi încheiate decât în mod direct de către autorul lor (ex.: recunoaşterea
paternităţii copilului născut în afara căsătoriei, testamentul).
Reprezentarea este procedeul juridic prin intermediul căruia o persoană numită
reprezentant poate încheia acte juridice în numele şi pe seama altei persoane, numită
reprezentat, efectele actelor încheiate producându-se în mod direct în persoana
reprezentatului.
Pentru a fi valabilă, reprezentarea trebuie să îndeplinească în mod cumulativ trei condiţii:
1. să existe o împuternicire de a reprezenta, rezultată fie din lege - în cazul persoanelor
lipsite de capacitate de exerciţiu, fie din manifestarea de voinţă a părţilor - în cazul contractului
de mandat;
2. reprezentantul trebuie să încheie actul juridic cu intenţia de a reprezenta, fiind
necesar ca reprezentantul să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi a actului juridic faptul că încheie
actul respectiv în numele şi pe seama altei persoane, precum şi limitele împuternicirii acordate.
În caz contrar, actul încheiat va produce efecte în mod direct în persoana reprezentantului şi nu
în persoana celui reprezentat.
3. reprezentantul trebuie să-şi exprime voinţa în mod liber, neviciat. Această condiţie
presupune în mod implicit capacitatea deplină de exerciţiu a reprezentantului.
Reprezentarea se realizează în mod diferit, în funcţie de capacitatea de exerciţiu a persoanei
reprezentate. Astfel, reprezentarea persoanelor incapabile se realizează potrivit regulilor ce
guvernează instituţia tutelei (prevăzute în Codul familiei), în timp ce reprezentarea persoanelor
capabile se realizează potrivit regulilor ce guvernează contractul de mandat (prevăzute în Codul
civil).
De asemenea, reprezentarea diferă după cum actul juridic se încheie în numele şi pe seama
unei persoane fizice sau a unei persoane juridice. În cazul persoanei juridice, reprezentantul
acesteia este desemnat de către organele de conducere ale persoanei juridice.
Clasificare:
I. În funcţie de izvorul împuternicirii:
a. reprezentarea legală, când legea împuterniceşte o persoană să încheie acte juridice în
numele şi pe seama altor persoane. Legea prevede, de regulă, nu doar obligativitatea
reprezentării, dar şi limitele împuternicirii. Această reprezentare este specifică persoanelor lipsite
de capacitate de exerciţiu (minorilor în vârstă de până la 14 ani şi interzişilor judecătoreşti). În
cazul minorilor în vârstă de până la 14 ani, reprezentarea se face de către părinţi sau tutore, iar, în

47
cazul interzişilor judecătoreşti, reprezentarea se realizează prin tutore. În ipoteza reprezentării
legale, de regulă, reprezentantul trebuie să fie o persoană cu capacitate deplină de exerciţiu.
b. reprezentarea convenţională, când aceasta izvorăşte dintr-un contract de mandat în
temeiul căruia o persoană, numită mandatar, încheie acte juridice civile în numele şi pe
seama altei persoane, numită mandant. Voinţa părţilor este cea care constituie izvorul
reprezentării şi determină limitele împuternicirii. Mandatarul poate primi o împuternicire
specială - de a încheia doar anumite acte juridice sau poate primi o împuternicire generală - de a
încheia în numele şi pe seama mandantului orice fel de acte juridice. Atât reprezentantul, cât şi
reprezentatul trebuie să fie persoane cu deplină capacitate de exerciţiu.
c. reprezentarea judiciară, când instanţa de judecată împuterniceşte o persoană să
încheie acte juridice civile în numele altei persoane. Legea stabileşte limitele generale ale
împuternicirii acordate, însă instanţa poate stabili sarcini speciale, în funcţie de împrejurările
concrete.
II. În funcţie de sfera actelor juridice ce pot fi încheiate de către reprezentant:
a. reprezentarea generală, când o persoană este împuternicită să încheie orice fel de
acte juridice în numele şi pe seama altei persoane. Este cazul reprezentării aplicabile
persoanelor incapabile şi al mandatului general. Reprezentantul poate încheia orice fel de acte
juridice în limitele stabilite de lege, de voinţa părţilor sau de instanţa de judecată, mai puţin
actele cu caracter strict personal.
b. reprezentarea specială, când o persoană este împuternicită să încheie un anumit act
juridic sau anumite acte juridice în numele şi pe seama altei persoane. Este cazul mandatului
special (ex.: împuternicirea dată unei persoane de a încheia un contract de vânzare-cumpărare la
notariat în numele şi pe seama titularului dreptului).
În cazul actelor juridice de dispoziţie, reprezentarea este întotdeauna specială. Astfel de acte
nu pot fi încheiate de către reprezentanţii legali ai persoanelor incapabile, decât cu autorizarea
prealabilă din partea autorităţii tutelare.
Efectele juridice ale reprezentării:
1. Între reprezentant şi reprezentat se produce principalul efect al reprezentării, în sensul
că actul juridic încheiat de reprezentant produce efecte faţă de reprezentat ca şi cum el însuşi l-
ar fi încheiat.
Reprezentantul va răspunde faţă de reprezentat în ceea ce priveşte modul în care şi-a
îndeplinit sarcinile încredinţate. Dacă reprezentantul îşi depăşeşte limitele împuternicirii, iar
terţul participant este în cunoştinţă de cauză, actul încheiat nu va produce efecte faţă de
reprezentat, decât în ipoteza în care acesta ratifică ulterior expres sau tacit actul încheiat. Dacă
actul juridic încheiat cu depăşirea limitelor împuternicirii nu este ratificat de către reprezentat,
reprezentantul se va obliga în nume propriu. La rândul său, reprezentatul are obligaţia de a
suporta cheltuielile legate de mandatul de reprezentare.
2. Între reprezentat şi terţul participant la încheierea actului juridic, actul respectiv
produce efecte depline, ca şi cum ar fi fost încheiat în mod direct de către aceste părţi (cu
excepţia cazului în care lipseşte împuternicirea reprezentantului sau acesta îşi depăşeşte limitele
împuternicirii încredinţate). Chiar şi în ipoteza lipsei sau depăşirii împuternicirii, dacă părţile
participante la încheierea actului au fost de bună-credinţă (nu au cunoscut această situaţie), actul
va fi considerat valabil încheiat, în virtutea principiului ocrotirii bunei-credinţe şi al validităţii
aparenţei în drept.
3. Între reprezentant şi terţa persoană cu care se încheie actul juridic, reprezentarea nu
produce nici un efect, deoarece reprezentantul nu este parte în raportul juridic, ci el încheie
actul respectiv în numele şi pe seama reprezentatului.
Între reprezentant şi terţul participant la încheierea actului juridic se pot stabili raporturi
directe numai în ipoteza în care reprezentantul depăşeşte limitele împuternicirii încredinţate şi
terţul este în cunoştinţă de cauză.

48
Încetarea reprezentării:
Reprezentarea legală poate înceta din:
- cauze referitoare la persoana reprezentată: - încetarea incapacităţii persoanei
reprezentate (dobândirea capacităţii depline de exerciţiu - în cazul minorului sau ridicarea
interdicţiei judecătoreşti - în cazul celui aflat sub interdicţie judecătorească); - decesul sau
declararea judecătorească a decesului persoanei reprezentate.
- cauze referitoare la reprezentant: - înlocuirea din calitatea de reprezentant (înlocuirea
părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti cu tutorele sau înlocuirea tutorelui din funcţie), -
punerea sub interdicţie judecătorească a reprezentantului; - decesul acestuia.
Reprezentarea convenţională încetează prin îndeplinirea mandatului, prin denunţarea
mandatului de către una din părţi, prin punerea sub interdicţie sau decesul uneia din părţi.
Reprezentarea judiciară încetează prin îndeplinirea sarcinilor încredinţate sau prin
împlinirea termenului pentru care instanţa de judecată a hotărât luarea măsurilor de asigurare
a drepturilor litigioase sau prin înlocuirea din funcţia încredinţată. Această reprezentare
durează, de regulă, până la sfârşitul procesului, când reprezentantul are obligaţia de a da
socoteală instanţei asupra modului în care şi-a îndeplinit sarcinile încredinţate.

2.3. Consimţământul

A. Raportul dintre consimţământ şi voinţa juridică


Voinţa reprezintă un fenomen psihologic şi juridic complex, incluzând în structura sa
juridică atât consimţământul, cât şi scopul actului juridic. Cu alte cuvinte, consimţământul
reprezintă doar o componentă a voinţei juridice a părţilor.
B. Formarea voinţei juridice
În procesul de formare a voinţei, ca fenomen psihologic şi juridic complex, se disting
următoarele etape:
- reflectarea în conştiinţă a necesităţilor materiale şi spirituale ale individului;
- apariţia unor dorinţe şi a unor motive ce îndeamnă la acţiune;
- deliberarea, care reprezintă analiza dorinţelor şi a motivelor, cântărirea avantajelor şi a
dezavantajelor pe care acestea le prezintă;
- apariţia motivului determinant, care constituie reprezentarea intelectuală a scopului propus;
- luarea hotărârii de a încheia actul juridic în vederea realizării scopului urmărit.
Dintre etapele enumerate, interesează apariţia motivului determinant, care constituie cauza
(scopul) actului juridic şi luarea hotărârii de a încheia actul juridic, care reprezintă
consimţământul.
Etapele de formare a voinţei se desfăşoară pe plan intern. Pentru ca voinţa internă să fie
cunoscută şi de alte persoane ea trebuie să fie exteriorizată. Aşadar, voinţa juridică include în
structura sa voinţa internă şi voinţa declarată. Pentru a produce efecte juridice, voinţa declarată
trebuie să corespundă voinţei interne.
C. Principiile voinţei juridice:
1. Principiul libertăţii încheierii actelor juridice
Acest principiu este consacrat în mod implicit în art. 969 alin. 1 C. civ. care prevede:
“Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante”. Limitele acestui
principiu sunt prevăzute de art. 5 C. civ., potrivit căruia nu se poate deroga prin convenţii sau
dispoziţii particulare de la legile care interesează ordinea publică şi bunele moravuri. Actele
juridice civile încheiate cu nesocotirea acestor limite vor fi sancţionate cu nulitatea.
Potrivit principiului enunţat, părţile au libertatea de a încheia sau nu un act juridic civil, de a-
i stabili conţinutul, de a-l modifica sau de a-i pune capăt.

49
2. Principiul voinţei reale (interne)
Voinţa părţilor participante la încheierea unui act juridic civil cuprinde un element
psihologic (intern) şi un element social (extern). De regulă, între voinţa internă şi cea
exteriorizată există o concordanţă, însă, având în vedere că indivizii se manifestă în mod diferit
în momentul încheierii actelor juridice civile, pot exista şi situaţii în care voinţa exteriorizată nu
corespunde voinţa internă.
Potrivit concepţiei subiective, îmbrăţişată de Codul civil, se acordă prioritate voinţei
interne (reale), aceasta fiind voinţa ce corespunde cu interesele părţilor participante la
încheierea actului juridic. Această concepţie asigură deplină securitate celui care îşi manifestă
voinţa de a încheia un act juridic, deoarece el nu îşi va asuma alte obligaţii decât cele avute în
vedere în momentul manifestării de voinţă.
Principiul ocrotirii voinţei reale (interne) este consacrat în mod implicit de Codul civil în art.
977 C. civ., potrivit căruia, interpretarea contractelor se face după intenţia comună a părţilor
contractante, nu după sensul literal al termenilor, în art. 1175 C. civ., care prevede că în cazul
încheierii unui act simulat, între părţi va produce efecte actul secret (cel real) şi nu actul public
(corespunzător declaraţiei exteriorizate a voinţei) şi în art. 953 C. civ., potrivit căruia, pentru
valabiliatea actului juridic încheiat, consimţământul trebuie să fie liber exprimat, neafectat de
vicii de consimţământ.
De la principiul voinţei reale (interne), Codul civil prevede două excepţii:
- în materie de simulaţie, terţilor de bună-credinţă nu le este opozabil decât actul public,
deoarece numai pe acesta îl cunosc, ei putând invoca însă şi actul secret, dacă acesta le este mai
favorabil;
- în materie de probe, art. 1191 alin. 2 C. civ. prevede că nu se va admite niciodată proba cu
martori în contra sau peste ceea ce cuprinde actul juridic. Aşadar, în ipoteza în care manifestarea
de voinţă consemnată într-un înscris nu corespunde cu voinţa reală, legea nu permite a se dovedi
acest fapt prin martori, ceea ce înseamnă că va produce efecte voinţa declarată şi nu cea reală.
D. Noţiunea şi condiţiile de valabilitate a consimţământului
Noţiune:
Consimţământul reprezintă manifestarea în exterior a hotărârii de a încheia un act
juridic civil.
Noţiunea de consimţământ poate avea două sensuri:
- manifestare unilaterală a voinţei autorului, în cazul actelor juridice unilaterale;
- acordul de voinţă al părţilor participante la încheierea unui act juridic bilateral sau
multilateral.
Din punct de vedere etimologic, termenul de consimţământ îşi are originea în dreptul roman,
cum sentire însemnând a simţi împreună.
Condiţiile de valabilitate a consimţământului:
1. să provină de la o persoană cu discernământ
Legea prezumă că persoanele cu deplină capacitate de exerciţiu au discernământul complet
format, conştientizând actele juridice pe care le încheie şi consecinţele lor juridice.
Minorii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani au capacitate restrânsă de exerciţiu,
discernământul lor fiind în curs de formare. Neavând suficientă experienţă juridică, ei pot încheia
acte juridice doar cu încuviinţarea prealabilă a ocrotitorilor lor legali.
Minorii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească sunt lipsite de
capacitate de exerciţiu, neavând discernământ, fie din cauza vârstei (în cazul minorilor), fie din
cauza bolii psihice (în cazul interzişilor judecătoreşti). Pentru aceste categorii de persoane
literatura juridică foloseşte termenul de incapacităţi legale de exerciţiu.
Există însă şi situaţii speciale (ex.: starea de hipnoză, beţia, consumul de stupefiante,
somnambulisul) în care persoanele cu deplină capacitate de exerciţiu săvârşesc anumite fapte sau
încheie acte juridice fără a avea discernământ (incapacităţi naturale).
Actele juridice încheiate fără discernământ sunt sancţionate cu nulitatea relativă.

50
2. să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice (în stare de angajament
juridic)
Consimţământul nu este dat în stare de angajament juridic când a fost exprimat în glumă
(jocandi causa), din prietenie, din curtoazie sau complezenţă, sub o condiţie pur potestativă din
partea debitorului (ex.: ”mă oblig dacă vreau”), cu o rezervă mentală cunoscută de cealaltă parte
sau când a fost prea vag exprimat.
3. să fie exteriorizat
Consimţământul poate fi exprimat în scris, oral, prin gesturi sau în mod tacit. Voinţa poate
fi exprimată în mod tacit, atunci când din actele sau faptele unei persoane se poate deduce
intenţia acesteia de a încheia un act juridic.
În ipoteza în care una dintre părţile actului juridic civil se manifestă prin tăcere, aceasta nu
poate fi interpretată ca valorând consimţământ, decât când există o prevedere expresă a legii în
acest sens, când părţile convin în mod expres să confere tăcerii valoare de consimţământ şi când
obiceiul acordă tăcerii o astfel de valoare.
Indiferent de modalitatea de exteriorizare a consimţământului, acesta trebuie exprimat într-o
formă precisă, clară, astfel încât să nu fie susceptibil de mai multe interpretări, adică să nu fie
echivoc.
4. să nu fie viciat.
Consimţământul este viciat atunci când o persoană, exprimându-şi voinţa, percepe în mod
greşit realitatea sau este indusă în eroare ori încheie actul respectiv împotriva propriei sale
voinţe. Potrivit art. 953 C. civ., sunt vicii de consimţământ eroarea, dolul, violenţa şi leziunea.
Viciile de consimţământ afectează o voinţă existentă.
E. Cazuri în care lipseşte consimţământul:
1. persoana nu participă la încheierea unui act juridic nici personal, nici prin intermediul
unui reprezentant.
2. eroarea-obstacol, care este acea atitudine psihică a subiectului unui act juridic
determinată de o reprezentare atât de falsă asupra realităţii, încât voinţele părţilor nu se
întâlnesc. În calea voinţelor celor două părţi există un obstacol, care împiedică formarea
consimţământului. Eroarea-obstacol este sancţionată de nulitatea absolută şi se poate prezenta
sub două forme:
- eroarea asupra naturii juridice a actului (error in negotio), ipoteză în care părţile consimt
la încheierea unui act juridic, dar fiecare dintre ele îşi reprezintă un act juridic diferit. De pildă,
una din părţi crede că încheie un contract de schimb, iar cealaltă parte crede că încheie un
contract de vânzare-cumpărare.
- eroarea asupra identităţii obiectului (error in corpore), caz în care părţile îşi dau
consimţământul la încheierea unui act juridic, dar fiecare dintre ele îşi reprezintă un alt obiect al
actului juridic respectiv. De exemplu, o parte crede că vinde un anumit bun, iar cealaltă parte
crede că va cumpăra un alt bun.
F. Viciile de consimţământ
Noţiune:
Viciile de consimţământ sunt acele împrejurări de fapt care alterează manifestarea de
voinţă la încheierea unui act juridic, conducând la nulitatea acestuia.
Analiza viciilor de consimţământ:
a. Eroarea
Noţiune:
Eroarea este acel viciu de consimţământ ce constă într-o reprezentare falsă a realităţii
la încheierea unui act juridic.
Clasificare:
I. În funcţie de gravitatea ei:
a) eroarea-obstacol, care reprezintă o lipsă a consimţământului şi nu este un viciu de
consimţământ, fiind sancţionată cu nulitatea absolută a actului juridic;

51
b) eroarea gravă, care reprezintă un viciu de consimţământ şi atrage nulitatea relativă
a actului juridic. Aceasta este prevăzută de art. 954 C. civ. şi poate îmbrăca, la rândul ei, două
forme:
- eroarea asupra substanţei (error in substantia), când cade asupra substanţei obiectului
convenţiei. De exemplu, se află în eroare asupra substanţei persoana care cumpără o bijuterie pe
care o crede a fi din aur, în realitate ea fiind confecţionată din bronz (caz în care eroarea priveşte
chiar materialul din care este confecţionat obiectul) sau persoana care crede că a cumpărat un
tablou autentic, însă în realitate a achiziţionat o copie (caz în care eroarea se referă la o însuşire
esenţială a obiectului).
În fiecare caz trebuie analizată intenţia părţilor în ceea ce priveşte calităţile esenţiale ale
obiectului, având în vedere faptul că aceste calităţi sunt apreciate în mod subiectiv de persoanele
fizice, în funcţie de studiile pe care le au, de educaţia primită, de experienţa de viaţă şi de vârstă.
După această analiză se poate aprecia dacă, într-un caz concret, calităţile obiectului au fost sau
nu considerate esenţiale, determinante, în sensul că în lipsa acestora actul respectiv nu s-ar fi
încheiat.
- eroarea asupra persoanei (error in personam), când cade asupra persoanei cu care s-a
contractat. De regulă, eroarea asupra persoanei poate constitui viciu de consimţământ în cazul
actelor încheiate în considerarea calităţilor unei anumite persoane (acte intuitu personae). Aceste
acte sunt, de regulă, cu titlu gratuit, adică nu se încheie urmărindu-se contraprestaţia celeilalte
părţi. În cazul actelor cu titlu oneros, care presupun prestaţii reciproce ale părţilor, identitatea şi
calităţile celeilalte părţi sunt, de regulă, indiferente. Există şi acte cu titlu oneros care se încheie
având în vedere calităţile persoanei cocontractante (ex.: - actul prin care un arhitect se obligă,
contra unei sume de bani, să realizeze un proiect; - contractul de mandat; - contractul de muncă).
În domeniul dreptului familiei, eroarea asupra persoanei poate exista în cazul încheierii unei
căsătorii sau a unei adopţii.
Condiţiile de valabilitate ale erorii grave:
- să prezinte o anumită gravitate şi să privească un element esenţial avut în vedere de părţi
la încheierea actului;
- să fie determinantă, în sensul că partea aflată în eroare nu ar mai fi încheiat actul dacă ar
fi cunoscut realitatea. Caracterul determinant al erorii va trebui apreciat de judecător in concreto,
având în vedere studiile persoanei care invocă eroarea, profesia pe care o exercită, experienţa de
viaţă şi vârsta acesteia.
În literatura juridică s-a pus problema de a şti dacă cealaltă parte a actului juridic trebuie să
cunoască eroarea şi s-a ajuns la concluzia că acest lucru este necesar în cazul actelor juridice
bilaterale cu titlu oneros şi în cazul actelor încheiate intuitu personae (ex.: dacă o persoană
cumpără de la un magazin de antichităţi un obiect pe care îl crede a fi de artă veche, iar ulterior
descoperă că obiectul este un fals, actul este anulabil deoarece obiectul a fost achiziţionat de la
un magazin specializat, iar vânzătorul a cunoscut sau trebuia să cunoască împrejurarea
respectivă).
c) eroarea uşoară (indiferentă), care nu alterează consimţământul, deoarece priveşte
elemente neesenţiale la încheierea actului juridic şi nu produce nici un efect asupra
valabilităţii actului respectiv, putând determina, cel mult, o reducere valorică a prestaţiei.
II. În funcţie de natura realităţii fals reprezentate:
a) eroarea de fapt, care constă în reprezentarea falsă a unor împrejurări de fapt la
încheierea actului juridic.
b) eroarea de drept, care constă în reprezentarea falsă la încheierea unui act juridic a
existenţei sau a conţinutului unei norme juridice.
În doctrină s-au exprimat opinii diferite în ceea ce priveşte admisibilitatea erorii de drept.
Potrivit unei opinii, eroarea de drept nu poate fi invocată ca viciu de consimţământ, aducându-
se ca argument obligativitatea cunoaşterii prevederilor legale. Nimeni nu poate invoca în

52
apărarea sa necunoaşterea existenţei sau a conţinutului unui act normativ (nemo censetur
ignorare legem).
Dovada erorii, ca viciu de consimţământ, se poate face prin orice mijloace de probă, fiind
vorba, de cele mai multe ori, de împrejurări cu caracter subiectiv. Partea care solicită anularea
unui act juridic pentru eroare trebuie să probeze îndeplinirea condiţiilor de existenţă ale acestui
viciu de consimţământ, iar în cazul actelor cu titlu oneros, să probeze şi faptul că partea
cocontractantă a cunoscut eroarea în momentul încheierii actului.
b. Dolul (viclenia)
Noţiune:
Dolul reprezintă eroarea provocată prin mijloace viclene, cu scopul de a determina o
persoană să încheie un act juridic.
Atât în cazul erorii, cât şi în cazul dolului, consimţământul este viciat printr-o reprezentare
falsă a realităţii, însă, în timp ce eroarea este spontană, dolul este provocat de altcineva prin
manopere viclene. Codul civil reglementează dolul în art. 953, 960 - 961.
Elementele dolului:
Din punct de vedere structural, dolul este alcătuit din două elemente:
- un element subiectiv (intenţional), care constă în intenţia de a induce în eroare, de a
înşela, reaua-credinţă a uneia din părţi, care o determină pe cealaltă parte să încheie un act
juridic;
- un element obiectiv (material), care constă în folosirea mijloacelor viclene, numite şi
manopere dolosive, ascunse, frauduloase, şiretenii, maşinaţiuni, cu scopul de a induce în eroare.
Formele dolului:
De regulă, dolul este comisiv, adică se prezintă sub forma unei acţiuni, dar poate fi şi omisiv
- atunci când constă într-o inacţiune, formă a dolului numită dol prin reticenţă. Ne aflăm în
prezenţa dolului prin reticenţă atunci când una dintre părţi este obligată să o încunoştiinţeze pe
cealaltă asupra unor împrejurări esenţiale, determinante, care dacă ar fi fost cunoscute, actul
juridic respectiv nu s-ar fi încheiat. Astfel, s-a apreciat că există dol prin reticenţă în situaţia
ascunderii unor afecţiuni grave cu ocazia încheierii căsătoriei, în cazul nedeclarării unei sarcini la
încheierea căsătoriei sau în situaţia ascunderii existenţei unui copil din afara căsătoriei.
O formă specifică a dolului, care se manifestă în materia liberalităţilor (donaţii, testamente)
este dolul sub forma sugestiei şi a captaţiei. Acesta constă în abuzul de influenţă, în specularea
afecţiunii unei persoane, în insinuarea de calomnii cu scopul îndepărtării rudelor sau prietenilor,
pentru a determina o persoană să încheie un testament sau o donaţie.
În raport de elementele actului juridic afectate de consecinţele acestui viciu de
consimţământ, dolul poate fi principal şi incidental.
Dolul principal poartă asupra unor elemente esenţiale, determinante ale actului juridic şi are
drept efect nulitatea relativă a actului încheiat. În acest caz, actul juridic nu s-ar fi încheiat, dacă
nu se foloseau mijloacele viclene.
Dolul incidental se îndreaptă asupra unor împrejurări neesenţiale la încheierea actului juridic
şi nu produce nici un efect asupra valabilităţii actului respectiv, în schimb putându-se solicita o
despăgubire sau o reducere de preţ. Actul juridic s-ar fi încheiat chiar şi în lipsa mijloacelor
viclene, însă în condiţii mai avantajoase.
Condiţiile de valabilitate ale dolului:
Pentru existenţa dolului, ca viciu de consimţământ, trebuie să se îndeplinească în mod
cumulativ următoarele condiţii:
- manoperele dolosive să fie determinante pentru exprimarea consimţământului la
încheierea actului juridic. Este necesar să se analizeze atât caracterul determinant al erorii
provocate, cât şi al mijloacelor viclene, în lipsa cărora actul juridic nu s-ar fi încheiat. Cele două
aspecte vor fi apreciate de instanţa de judecată in concreto, în funcţie de pregătirea victimei
dolului, experienţa sa de viaţă şi vârsta acesteia.

53
- manoperele dolosive să provină de la cealaltă parte. Această cerinţă este aplicabilă doar
actelor juridice bilaterale cu titlu oneros, deoarece numai în cazul lor se poate vorbi de cealaltă
parte. În cazul actelor juridice unilaterale, dolul poate proveni şi de la un terţ. Mai facem
precizarea că dolul nu trebuie să existe pentru fiecare din părţi (să fie comun).
În ceea ce priveşte dovada dolului, victima dolului trebuie să probeze mijloacele viclene
folosite, caracterul lor determinant, precum şi faptul că manoperele dolosive au fost săvârşite de
celaltă parte – în cazul actelor bilaterale. Fiind vorba despre o situaţie de fapt, pentru dovada
dolului se pot folosi orice mijloace de probă.
c. Violenţa
Noţiune:
Violenţa este acel viciu de consimţământ ce constă în ameninţarea unei persoane cu un
rău grav, astfel încât să i se insufle o temere, care o determină să încheie un act juridic pe
care în mod obişnuit nu l-ar fi încheiat. Codul civil consacră violenţa în art. 953, 955-959 şi
961.
Elementele violenţei:
În structura violenţei, ca viciu de consimţământ, sunt cuprinse două elemente:
- un element obiectiv, exterior, constând în ameninţarea cu un rău. Răul cu care este
ameninţată persoana se poate prezenta sub forma unei constrângeri fizice (ex.: ameninţarea cu
lovirea, vătămarea corporală, tortura, sechestrarea de persoană), sub forma unei constrângeri
morale (ex.: ameninţarea cu atingerea onoarei, compromiterea reputaţiei) sau poate fi de natură
patrimonială (ex.: ameninţarea cu distrugerea unui bun, cu incendierea unui imobil) şi poate privi
în mod direct cealaltă parte a actului, dar şi pe soţul acesteia, pe ascendenţii sau descendenţii săi,
persoanele faţă de care victima violenţei are o afecţiune puternică, chiar şi persoane total
necunoscute (ex.: ameninţarea pilotului unui avion cu moartea pasagerilor, în scopul deturnării
lui de către o bandă teroristă). Răul trebuie să fie considerabil (de o anumită gravitate şi
intensitate, de neînlăturat) şi prezent (iminent).
- un element subiectiv, interior, constând în insuflarea unei temeri, care o determină pe
victimă să încheie un act juridic, pe care altfel nu l-ar fi încheiat. Aceasta va fi apreciată de la caz
la caz, în funcţie de vârstă, de sex şi de condiţia persoanelor.
Simpla temere reverenţiară, care presupune respectul pe care o persoană îl poartă alteia, nu
are nici un efect asupra valabilităţii acestuia, deoarece în acest caz nu există o constrângere.
Clasificarea violenţei:
I. În funcţie de natura răului cu care se ameninţă:
a) violenţa fizică (vis), care presupune o constrângere exercitată asupra integrităţii
fizice, asupra libertăţii sau asupra bunurilor unei persoane;
b) violenţa morală (metus), care presupune ameninţarea cu un rău injust îndreptat
împotriva cinstei, onoarei sau sentimentelor unei persoane.
II. În funcţie de obiectul acestui viciu de consimţământ:
a) violenţa directă, când constrângerea este exercitată în mod direct şi personal
împotriva celeilalte părţi;
b) violenţa indirectă, când ameninţarea se îndreaptă asupra persoanelor apropiate
victimei, faţă de care aceasta manifestă o puternică afecţiune sau atunci când ameninţarea
priveşte bunurile victimei.
III. În funcţie de caracterul ameninţării:
a) violenţa legitimă, care presupune exercitarea unui drept şi nu viciază
consimţământul, actul juridic rămânând valabil (ex.: ameninţarea cu trimiterea în judecată
sau cu executarea silită a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile).
b) violenţa nelegitimă, care presupune ameninţarea unei persoane fără drept şi viciază
consimţământul, atrăgând nulitatea relativă a actului juridic încheiat prin constrângere.

54
Condiţiile de valabilitate ale violenţei:
- ameninţarea să fie nelegitimă. Ameninţarea cu folosirea unor mijloace legale nu
reprezintă o violenţă. Dimpotrivă, folosirea de mijloace ilicite pentru realizarea unui drept
constituie o violenţă.
- temerea să fie determinantă pentru încheierea actului juridic. Aceasta presupune o
ameninţare de o asemenea gravitate, încât victimei i se insuflă o temere care o determină să
încheie un act juridic, pe care altfel nu l-ar fi încheiat.
În cazul acestui viciu de consimţământ, constrângerea poate fi exercitată nu numai de către
cealaltă parte a actului, ci chiar şi de către o terţă persoană şi chiar de către o stare de
necesitate (ex.: vânzările de teren încheiate de ţăranii din Moldova în timpul secetei din anii
1946-1947 pentru preţuri ridicol de mici au fost anulate, deoarece s-au încheiat sub violenţa
exercitată de starea de necesitate).
Dovada violenţei se poate face cu orice mijloc de probă. Cel care invocă violenţa trebuie să
probeze atât constrângerea propriu-zisă, cât şi faptul că temerea insuflată a fost determinantă.
d. Leziunea
Noţiune:
Leziunea reprezintă prejudiciul material suferit de una dintre părţile actului juridic,
din cauza văditei disproporţii de valoare dintre contraprestaţii.
Codul civil face referire la leziune în art. 951, precum şi în art. 1157-1160, 1062-1065.
Astfel, potrivit art. 1165 C. civ., majorul nu poate, pentru leziune, să exercite acţiunea în
resciziune, de unde rezultă că, în principiu, leziunea nu constituie un viciu de consimţământ.
În mod excepţional, leziunea este viciu de consimţământ în cazul minorilor cu vârsta
între 14 şi 18 ani, care încheie acte juridice singuri, fără acordul ocrotitorilor legali, acte
pentru valabilitatea cărora nu se cere şi încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare, dacă
prin actele respective se produce un prejudiciu în patrimoniul minorului.
Actele juridice încheiate de minorii cu vârsta mai mică de 14 ani sunt anulabile pentru lipsa
capacităţii de exerciţiu.
Elementele leziunii:
În ceea ce priveşte structura leziunii, s-au conturat două concepţii. Potrivit concepţiei
obiective, consacrată de sistemul nostru de drept, leziunea presupune un singur element,
respectiv disproporţia vădită de valoare dintre contraprestaţii. În concepţia subiectivă,
leziunea cuprinde în structura sa două elemente: elementul obiectiv - disproporţia vădită de
valoare între prestaţiile reciproce şi elementul subiectiv, ce constă în a profita de starea de nevoie
în care se află cealaltă parte.
În sistemul nostru de drept, minorul care invocă leziunea nu trebuie să dovedească decât
disproporţia vădită de valoare dintre contraprestaţii. Dacă una din părţi profită de starea de
nevoie în care se găseşte cealaltă parte, actul juridic încheiat poate fi anulat pentru cauză imorală,
sancţiunea aplicabilă fiind nulitatea absolută.
Condiţiile de valabilitate ale leziunii:
- prejudiciul să fie o consecinţă directă a actului juridic încheiat;
- prejudiciul să existe în momentul încheierii actului;
- disproporţia de valoare dintre contraprestaţii să fie vădită.
Leziunea, ca viciu de consimţământ, poate fi invocată doar în ceea ce priveşte actele juridice
de administrare, deoarece numai aceste acte pot fi încheiate de către minor în mod valabil, doar
cu încuviinţarea ocrotitorului legal (pentru actele juridice de dispoziţie fiind necesar, pe lângă
consimţământul ocrotitorului legal şi acordul prealabil al autorităţii tutelare).
Aşa cum prevede art. 1162 C. civ., minorul n-are acţiunea în resciziune contra obligaţiilor ce
rezultă din delictele sau cvasidelictele sale. Astfel, cealaltă parte se va putea apăra dovedind că
minorul l-a indus în eroare, spunându-i că este major, împrejurare care a fost determinantă
pentru încheierea actului. În acest caz, acţiunea în resciziune a minorului va fi respinsă, deoarece

55
leziunea rezultă dintr-un delict civil, iar modul de comportament al minorului probează
discernământul acestuia.

2.4. Obiectul actului juridic civil

Noţiune:
Obiectul actului juridic civil constă în acţiunea sau inacţiunea la care sunt îndreptăţite
sau sunt ţinute părţile (conduita părţilor).
Acţiunea poate consta în a da sau a face, iar inacţiunea presupune abţinerea de la săvârşirea
unei acţiuni - a nu face. Obiectul poate fi unul complex, incluzând atât acţiuni cât şi inacţiuni.
Adeseori, conduita părţilor poate privi un bun, care este obiectul derivat (material) al actului
juridic civil. Se constată că obiectul actului juridic civil este identic cu obiectul raportului juridic
civil.
Condiţii generale de valabilitate ale obiectului sunt următoarele:
1. obiectul să existe
Art. 1311 C. civ. prevede că, dacă în momentul vânzării, lucrul vândut era pierit în tot,
aceasta este nulă. Dacă a pierit numai în parte, cumpărătorul poate alege între a se lăsa de
contract sau a pretinde reducerea preţului.
Obiectul actului juridic civil poate fi şi un bun viitor, cu două excepţii: succesiunile
nedeschise şi viitoarele bunuri imobile ale debitorului.
2. obiectul trebuie să fie licit şi moral, adică să fie în conformitate cu legea şi cu regulile de
convieţuire socială.
Obiectul este ilicit când acţiunea sau inacţiunea părţilor contravine legii şi este imoral când
conduita părţilor contravine normelor de convieţuire socială. Astfel, potrivit art. 5 C. civ., nu se
poate deroga prin convenţii sau dispoziţii particulare la legile care interesează ordinea publică şi
bunele moravuri.
Sancţiunea aplicabilă în cazul încheierii unui act juridic al cărui obiect contravine legii este
nulitatea absolută, dacă se încalcă o normă imperativă de ordine publică, şi nulitatea relativă, în
cazul încălcării unei norme imperative de ordine privată. În situaţia încheierii unui act juridic al
cărui obiect este imoral, sancţiunea aplicabilă va fi nulitatea absolută.
3. obiectul trebuie să fie în circuitul civil
Sunt în circuitul civil bunurile care pot fi dobândite sau înstrăinate prin acte juridice civile şi
bunurile care pot circula cu restricţiile impuse de legile speciale (ex.: armele, stupefiantele,
substanţele toxice).
Nu sunt în circuitul civil bunurile care aparţin în exclusivitate proprietăţii publice şi unele
bunuri sau drepturi care nu pot fi apropiate sau înstrăinate datorită naturii lor (ex.: aerul, lumina,
integritatea corporală a fiinţei umane, starea şi capacitatea persoanelor, succesiunile nedeschise).
Bunurile care aparţin în exclusivitate proprietăţii publice pot fi concesionate sau închiriate.
Actul juridic civil încheiat cu nerespectarea acestei condiţii de valabilitate a obiectului este
sancţionat cu nulitatea absolută.
4. obiectul trebuie să fie determinat sau determinabil
Obiectul este determinat când în cuprinsul actului sunt precizate elementele care îl
individualizează şi este determinabil când actul juridic cuprinde elemente ce permit
individualizarea acestuia în viitor.
Dacă bunul care face obiectul actului juridic este individual determinat (cert), el trebuie
individualizat prin precizarea caracterelor sale specifice. Dacă bunul este generic determinat (de
gen) trebuie precizate cantitatea, calitatea şi valoarea. În cazul în care părţile nu precizează
calitatea obiectului, legea prezumă că părţile se obligă să predea bunuri de calitate medie.
Neîndeplinirea condiţiei ca obiectul să fie determinat sau determinabil atrage sancţiunea
nulităţii absolute.

56
5. obiectul trebuie să fie posibil, condiţie care rezultă din principiul potrivit căruia nimeni
nu se poate obliga la imposibil (ad impossibilium nulla est obligatio).
Obiectul este imposibil în ipoteza în care nici o persoană nu poate îndeplini prestaţia
respectivă. Dacă obiectul este imposibil de realizat doar pentru debitor, nu şi pentru alte
persoane, nu se poate vorbi despre imposibilitatea obiectului, debitorul rămânând obligat.
Imposibilitatea poate fi de ordin material, când prestaţia nu poate fi realizată datorită unei
situaţii de fapt (ex.: inexistenţa unui bun individual determinat) sau de ordin juridic, când
prestaţia nu se poate îndeplini datorită unei situaţii juridice (ex.: o persoană cumpără un bun prin
intermediul unui reprezentant, fără a şti că anterior încheierii actului respectiv devenise
moştenitorul vânzătorului).
Condiţiile de valabilitate ale obiectului, specifice anumitor categorii de acte juridice,
sunt următoarele:
1. obiectul trebuie să constituie un fapt personal al debitorului
Această condiţie există doar în ipoteza în care debitorul îşi asumă obligaţia de a face la
încheierea unui act juridic civil şi rezultă din principiul potrivit căruia nimeni nu poate fi obligat
decât prin voinţa sa şi nu prin voinţa altuia. Debitorul se poate obliga să execute doar propria sa
prestaţie, neputându-şi asuma executarea unei obligaţii de către o altă persoană.
Totuşi, este valabilă convenţia de porte-fort, prin care o parte se obligă faţă de alta să
depună toate diligenţele pentru ca un terţ să încheie sau să ratifice un act juridic cu aceasta.
Terţul nu este obligat, dacă nu încheie sau nu ratifică actul respectiv.
Această condiţie prezintă importanţă în cazul actelor juridice intuitu personae (ex.:
contractul de donaţie, contractul de mandat), în care calităţile debitorului sunt avute în vedere la
încheierea actului juridic.
2. cel care îşi asumă obligaţia de a da trebuie să fie titularul dreptului
Această condiţie constituie o aplicare a principiului potrivit căruia nimeni nu se poate obliga
la ceva ce nu are şi nimeni nu poate transmite mai multe drepturi decât are (nemo dat quod non
habet şi nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habit) şi se impune în cazul actelor
juridice constitutive sau translative de drepturi.
Condiţia ridică problema valabilităţii actului juridic prin care se înstrăinează bunul
aparţinând altei persoane. În acest sens, se disting următoarele ipoteze:
- bunul este individual determinat :
- dacă ambele părţi au fost de bună-credinţă sau cel puţin dobânditorul a fost de
bună-credinţă (a crezut că vânzătorul este proprietarul bunului), sancţiunea aplicabilă actului
juridic încheiat în condiţiile unei erori asupra calităţilor esenţiale ale vânzătorului este nulitatea
relativă;
- dacă ambele părţi au fost de rea-credinţă (ştiau că vânzătorul nu este proprietarul
bunului), sancţiunea aplicabilă actului juridic este nulitatea absolută pentru cauză ilicită.
- bunul este generic determinat sau este un bun viitor: actul juridic prin care o persoană
înstrăinează un bun generic determinat, fără a avea calitatea de proprietar, este un act valabil
încheiat, deoarece, în cazul acestor bunuri, dreptul de proprietate nu se transmite în momentul
încheierii actului juridic.
3. existenţa autorizaţiei administrative sau judiciare prevăzute de lege
Uneori, legea prevede obţinerea unei autorizaţii administrative pentru valabilitatea actelor
juridice ce au ca obiect material anumite bunuri (ex.: armele, stupefiantele, substanţele toxice).

2.5. Cauza actului juridic civil

Noţiune:
Cauza actului juridic civil reprezintă scopul concret, motivul determinant în vederea
căruia se încheie un act juridic şi este reglementată de art. 948 şi 966-968 C. civ.

57
Elementele cauzei actului juridic civil sunt următoarele:
a. scopul imediat sau apropiat (causa proxima), ce constă într-un element abstract, obiectiv
şi invariabil pentru aceeaşi categorie de acte juridice. Astfel, pentru contractele bilaterale scopul
imediat este contraprestaţia celeilalte părţi, pentru actele reale - remiterea bunului, iar pentru
liberalităţi - intenţia de a gratifica.
b. scopul mediat sau îndepărtat (causa remota), care constă într-un element concret,
subiectiv şi variabil pentru fiecare act juridic, şi este motivul principal, determinant al
încheierii actului. De pildă, o persoană cumpără un apartament pentru a locui în el, o altă
persoană cumpără un apartament pentru a-l închiria, altcineva cumpără un apartament pentru a-l
dona.
Condiţiile de valabilitate ale cauzei sunt următoarele:
1. trebuie să existe
Când scopul lipseşte din cauza lipsei discernământului, sunt inexistente atât scopul imediat
cât şi scopul mediat, având în vedere că voinţa juridică include în structura sa consimţământul şi
cauza. Sancţiunea aplicabilă inexistenţei cauzei datorită lipsei discernământului este nulitatea
relativă a actului juridic.
Când scopul lipseşte din cauza inexistenţei scopului imediat (lipsa contraprestaţiei - în cazul
contractelor bilaterale, lipsa predării bunului - în cazul actelor juridice reale, lipsa intenţiei de a
gratifica - în cazul liberalităţilor), sancţiunea aplicabilă este nulitatea absolută a actului juridic,
deoarece lipseşte o condiţie de valabilitate a acestuia.
2. trebuie să fie reală
Cauza este falsă atunci când partea se află în eroare cu privire la motivul determinant al
încheierii actului juridic, adică asupra scopului mediat.
3. trebuie să fie licită şi morală.
Cauza este ilicită când este prohibită de legi şi este imorală când este contrară bunelor
moravuri. Actul juridic fondat pe o cauză ilicită sau imorală va fi afectat de nulitate absolută.
Proba cauzei:
Sarcina probei va reveni celui care pretinde nevalabilitatea sau inexistenţa cauzei. Având în
vedere că trebuie dovedită o situaţie de fapt, se poate folosi orice mijloc de probă.
Proba cauzei trebuie analizată în mod distinct, în funcţie de cele două elemente ale cauzei:
- scopul imediat, care este simplu de probat, având în vedere că este identic la toate actele
juridice din aceeaşi categorie. Astfel, proba scopului imediat se face concomitent cu proba
actului juridic.
- scopul mediat este dificil de probat, având în vedere că este un element intern psihologic,
care diferă pentru fiecare act juridic în parte. Având în vedere că proba directă nu se poate face,
se vor proba fapte conexe, din existenţa cărora se vor trage concluzii legate de scopul mediat. De
exemplu, în ipoteza unei cauze false privind persoana, va fi suficient să se probeze calităţile
persoanei care au determinat încheierea actului juridic.

2.6. Forma actului juridic civil

Noţiune:
În sensul larg al noţiunii, forma actului juridic desemnează condiţiile de formă ce trebuie
îndeplinite de actul juridic pentru valabilitatea sa, pentru proba sa şi pentru opozabilitatea sa faţă
de terţi.
În sens restrâns, forma actului juridic reprezintă modalitatea de exteriorizare a voinţei,
realizată cu intenţia de a produce efecte juridice.
Principiul consensualismului:
Art. 948 C. civ., care enumeră condiţiile de validitate ale actului juridic, nu prevede şi forma
acestuia, ceea ce înseamnă că, de regulă, actele juridice civile nu trebuie să îmbrace o anumită
formă. Aşadar, în materie de formă a actelor juridice civile se aplică principiul

58
consensualismului, potrivit căruia simpla manifestare de voinţă este suficientă pentru
încheierea valabilă a actului juridic. Principiul constituie o aplicaţie a libertăţii în materia
încheierii actelor juridice şi răspunde necesităţilor unui circuit civil rapid şi bazat pe încredere.
Excepţiile de la principiul consensualismului sunt următoarele:
a. forma cerută pentru valabilitatea actului juridic (ad validitatem, ad solemnitatem) -
acea cerinţă a legii ce constă în îndeplinirea anumitor formalităţi pentru ca actul juridic să
fie valabil. Nerespectarea acestei condiţii atrage nulitatea absolută a actului încheiat.
Forma ad validitatem constituie un element esenţial, de validitate a actului juridic civil, alături
de capacitate, consimţământ, obiect şi cauză.
Această condiţie se justifică prin interesul statului de a controla încheierea actelor juridice ce
prezintă o importanţă deosebită pentru societate. De asemenea, părţile sunt atenţionate asupra
importanţei actului pe care îl încheie şi se protejează interesele terţelor persoane.
Actele care, potrivit legii, trebuie încheiate ad validitatem într-o anumită formă, poartă
denumirea de acte solemne sau formale, aşa cum sunt următoarele:
- contractul de donaţie se face prin act autentic;
- testamentul poate fi olograf, încheiat prin act autentic sau în formă mistică;
- ipoteca convenţională poate fi constituită prin act autentic;
- actele juridice între vii, având ca obiect înstrăinarea de terenuri, trebuie încheiate în formă
autentică;
- contractul de arendare trebuie încheiat în formă scrisă;
- actele constitutive ale societăţilor comerciale trebuie să încheiate în formă autentică;
- actul de căsătorie trebuie încheiat în formă solemnă;
- recunoaşterea unui copil se poate face prin declaraţie la serviciul de stare civilă, prin înscris
autentic sau prin testament.
Actul juridic trebuie să îmbrace în întregime forma solemnă. Un act juridic aflat într-un
raport de interdependenţă cu un act juridic solemn şi cel care determină ineficienţa acestuia
trebuie să respecte forma solemnă (ex.: mandatul pentru încheierea unui act juridic autentic
trebuie încheiat tot în formă autentică).
b. forma cerută pentru probaţiunea actului juridic (ad probationem) - acea cerinţă a
legii sau a părţilor ce constă în întocmirea unui înscris pentru a dovedi existenţa actului
juridic încheiat. Aşadar, actele juridice trebuie încheiate în formă scrisă.
Nerespectarea acestei condiţii are drept consecinţă imposibilitatea dovedirii actului
juridic cu alte mijloace de probă (martori sau prezumţii), fără a atrage nulitatea actului.
Legea permite, însă, în cazul nerespectării formei ad probationem, executarea obligaţiilor
asumate prin încheierea actului.
Respectarea acestei cerinţe de formă are drept efect redarea fidelă a manifestării de voinţă a
părţilor şi împiedicarea unor interpretări echivoce, înlăturarea nesiguranţei şi prevenirea unor
litigii.
Codul civil prevede respectarea formei ad probationem astfel:
- cu caracter general, în art. 1191 alin. 1 C. civ., pentru categoria actelor juridice al căror
obiect are o valoare mai mare decât 250 de lei;
- cu caracter particular, pentru anumite acte juridice civile, cum ar contractul de locaţiune,
contractului de depozit, tranzacţia, contractul de închiriere a locuinţelor, contractul de
sponsorizare, contractul de asigurare, contractul de concesiune a drepturilor patrimoniale de
autor.
c. forma cerută pentru opozabilitatea actului juridic faţă de terţi, care constă în acele
formalităţi cerute de lege pentru ca actul juridic să fie opozabil şi persoanelor care nu au
participat la încheierea lui, având drept scop protejarea drepturilor ori intereselor
acestora.
Nerespectarea acestei cerinţe de formă nu atrage nulitatea actului juridic, ci
inopozabilitatea actului juridic, adică imposibilitatea părţilor de a invoca drepturile

59
izvorâte din actul juridic respectiv faţă de terţi, care, pot ignora actul încheiat. Între părţi,
însă, actul respectiv îşi produce toate efectele.
Această condiţie de formă este cerută de lege în mod obligatoriu în materia drepturilor reale,
existând interesul ca acestea să fie aduse la cunoştinţa terţelor persoane, pentru ca actele juridice
referitoare la aceste drepturi să le fie opozabile. Pentru a fi respectată, s-a creat un sistem de
publicitate imobiliară, ce constă în întocmirea unor evidenţe de către organele statului privind
transmiterea şi constituirea acestor drepturi reale, în vederea cunoaşterii exacte a situaţiei lor
juridice de către terţele persoane. Măsurile de publicitate trebuie îndeplinite după naşterea
valabilă a operaţiunii juridice.
Forma cerută pentru opozabilitatea actului juridic faţă de terţi cunoaşte aplicaţii diverse:
- darea de dată certă înscrisului sub semnătură privată;
- publicitatea imobiliară prin Registrul de Carte Funciară - un registru public care conţine
evidenţa tuturor proprietarilor succesivi ai bunurilor imobile şi a ipotecilor existente asupra lor;
- publicitatea constituirii gajului şi a contractului de leasing, care are ca obiect bunuri
mobile, prin înscrierea lor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare;
- înscrierea în Registrul de Carte Funciară a contractelor de închiriere încheiate pe o perioadă
de timp mai mare de 3 ani şi a contractelor de leasing care au ca obiect un bun imobil;
- înregistrarea contractelor de concesiune a terenurilor de orice natură în registrele de
publicitate imobiliară;
- înregistrarea contractului de arendare la consiliul local;
- înregistrările şi înscrierile prevăzute de lege în materii de invenţii, desene şi modele
industriale, mărci şi denumiri geografice;
- înregistrările în materia dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

60
Secţiunea III
CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE CIVILE

3.1. Acte juridice pure şi simple şi acte juridice afectate de modalităţi

În funcţie de legătura actelor juridice cu modalităţile, actele juridice pot fi clasificate


astfel:
1. actul juridic pur şi simplu - a cărui naştere, modificare sau stingere nu este afectată
de un eveniment. Efectele acestor acte se produc imediat şi definitiv. Unele acte juridice nu pot
fi decât pure şi simple (ex.: căsătoria, adopţia, recunoaşterea filiaţiei).
2. actul juridic afectat de modalităţi - actul a cărui naştere, modificare sau stingere
depinde de un eveniment viitor. Unele acte juridice, prin natura lor, sunt afectate de o
modalitate (ex.: testamentul este afectat de termen, contractul de asigurare este afectat de
condiţie).
Importanţa clasificării are în vedere două aspecte:
a) valabilitatea actelor juridice (dacă unele acte juridice prin natura lor sunt afectate de
modalităţi, lipsa modalităţii atrage ineficacitatea actului);
b) producerea efectelor juridice.

3.2. Acte juridice unilaterale, acte juridice bilaterale şi acte juridice multilaterale.

În funcţie de numărul părţilor participante la încheierea unui act juridic, actele juridice
pot fi clasificate astfel:
1. actul juridic unilateral - care ia naştere prin voinţa unei singure părţi (ex.:
testamentul, acceptarea unei succesiuni, renunţarea la succesiune, recunoaşterea unui copil din
afara căsătoriei, mărturisirea, oferta de a contracta, promisiunea publică de recompensă,
confirmarea unui act juridic anulabil).
Manifestarea de voinţă a unei singure părţi nu este întotdeauna echivalentă cu manifestarea
de voinţă a unei singure persoane. De exemplu, mai multe persoane care fac împreună o
promisiune publică de recompensă constituie o singură parte, iar actul respectiv este un act
juridic unilateral.
Actul juridic unilateral nu trebuie confundat cu contractul unilateral. Acesta din urmă ia
naştere prin manifestarea de voinţă a două părţi, dar este unilateral în sensul că numai una din
părţi îşi asumă o obligaţie. De exemplu, contractul de donaţie presupune manifestarea de voinţă a
două părţi, donatorul şi donatarul, însă numai donatorul îşi asumă o obligaţie (de a preda un
lucru), donatarul nefiind obligat cu nimic. Actul juridic unilateral, însă, nu poate fi niciodată un
contract.
2. actul juridic bilateral (sinalagmatic) - care ia naştere prin manifestarea de voinţă a
două părţi. Majoritatea contractelor sau a convenţiilor sunt acte juridice bilaterale (ex.:
contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donaţie, contractul de locaţiune, contractul de
schimb).
3. actul juridic multilateral - care ia naştere prin manifestarea de voinţă a trei sau mai
multe părţi (ex.: contractul de societate).
Importanţa practică a clasificării se referă la:
a) valabilitatea actelor juridice sub aspectul numărului de voinţe necesar pentru încheierea
lor;
b) regimul juridic diferit al viciilor de consimţământ (eroarea poate exista atât în cazul
actelor juridice unilaterale, cât şi în cazul celor bilaterale; dolul şi violenţa sunt aplicabile, de
regulă, doar actelor juridice bilaterale; leziunea poate viza doar un număr redus de acte juridice
bilaterale);

61
c) posibilitatea revocării actelor juridice (actele unilaterale sunt irevocabile, cu excepţia
cazurilor prevăzute de lege în mod expres, iar actele bilaterale şi cele multilaterale pot fi revocate
de comun acord de către părţi (mutus dissensus), aşa cum au fost încheiate (mutus consensus).

3.3. Acte juridice consensuale, acte juridice formale (solemne) şi


acte juridice reale

În funcţie de cerinţa formării valabile a actelor juridice, acestea pot fi clasificate astfel:
1. actul juridic consensual - care ia naştere în mod valabil prin simpla manifestare de
voinţă a părţilor (solo consensus).
În dreptul civil român încheierea actelor juridice este guvernată de principiul
consensualismului, ceea ce înseamnă că actele juridice consensuale constituie regula în materie,
iar celelalte categorii constituie excepţia.
Dacă doresc, părţile pot să consemneze manifestarea lor de voinţă într-un înscris, însă nu
pentru valabilitatea actului, ci pentru a-şi asigura un mijloc de probă al actului juridic încheiat.
2. actul juridic formal (solemn) - pentru a cărui valabilitate consimţământul trebuie
exprimat într-o anumită formă (ad validitatem sau ad solemnitatem), cerută de lege în mod
expres (ex.: testamentul, contractul de donaţie, contractul de vânzare-cumpărare a unei suprafeţe
de teren, adopţia, căsătoria).
Nerespectarea cerinţei de formă impusă de lege, de regulă forma autentică, atrage nulitatea
actului încheiat.
3. actul juridic real - pentru a cărui încheiere valabilă manifestarea de voinţă trebuie
însoţită de predarea (remiterea) bunului ce face obiectul material al actului juridic (ex.:
împrumutul, depozitul, darul manual, transportul de mărfuri).
Această clasificare este importantă sub următoarele aspecte:
a) în ceea ce priveşte încheierea valabilă a actelor juridice;
b) pentru încheierea unui act juridic solemn prin mandatar, este necesar ca şi procura să fie
încheiată în formă solemnă, pentru a se respecta principiul simetriei de formă;
c) în ceea ce priveşte posibilitatea de modificare a actelor juridice, dacă actul este solemn,
el nu va putea fi modificat decât printr-un act în formă solemnă;
d) probele au un regim juridic diferit pentru categoriile de acte juridice cuprinse în cadrul
acestei clasificări.

3.4. Acte juridice constitutive, acte juridice translative şi acte juridice declarative

În funcţie de efectele produse, actele juridice se clasifică astfel:


1. actul juridic constitutiv de drepturi - care dă naştere unor drepturi şi obligaţii ce nu
au existat în trecut (ex.: adopţia, căsătoria, actul prin care se constituie un drept de gaj ori de
ipotecă). Efectele actelor constitutive se produc numai pentru viitor.
2. actul juridic translativ de drepturi - prin care se transmite un drept din patrimoniul
uneia din părţi, în patrimoniul celeilalte părţi (ex.: contractul de vânzare-cumpărare,
contractul de donaţie, testamentul, cesiunea de creanţă).
Spre deosebire de actele juridice constitutive, care creează drepturi şi obligaţii ce nu au
existat anterior, în cazul actelor juridice translative, este vorba despre strămutarea unor drepturi
preexistente în patrimoniul transmiţătorului.
3. actul juridic declarativ de drepturi - prin care se constată, se consolidează sau se
definitivează drepturi preexistente (ex.: partajul, tranzacţia, confirmarea unui act juridic
anulabil).

62
Importanţa acestei clasificări priveşte următoarele aspecte:
a) în timp ce actele juridice constitutive şi actele juridice translative de drepturi produc
efecte numai pentru viitor (ex nunc), actele juridice declarative de drepturi produc efecte
atât pentru viitor, cât şi pentru trecut (ex tunc);
b) calitatea de având-cauză o poate avea doar dobânditorul unui drept printr-un act juridic
constitutiv sau translativ de drepturi, nu şi partea dintr-un act juridic declarativ de
drepturi;
c) numai actele juridice constitutive şi cele translative de drepturi sunt supuse publicităţii
imobiliare;
d) numai actele juridice translative de drepturi pot constitui just titlu pentru uzucapiunea de
10-20 de ani;
e) numai actele juridice constitutive şi cele translative de drepturi sunt supuse rezoluţiunii,
ori, după caz, rezilierii, nu şi actele juridice declarative de drepturi.

3.5. Acte juridice cu titlu oneros şi acte juridice cu titlu gratuit

În funcţie de scopul urmărit de părţi la încheierea actelor juridice, acestea se clasifică


astfel:
1. actul juridic cu titlu oneros - prin care fiecare parte a unui act juridic urmăreşte de
la cealaltă un contraechivalent sau o contraprestaţie (ex.: contractul de vânzare-cumpărare,
contractul de închiriere, contractul de schimb, împrumutul cu dobândă). A nu se înţelege de aici
că prestaţiile părţilor trebuie să fie echivalente.
În funcţie de gradul de determinare a prestaţiilor, actele juridice cu titlu oneros se
subclasifică astfel:
- actul juridic comutativ - acel act cu titlu oneros în cadrul căruia existenţa şi întinderea
drepturilor şi obligaţiilor părţilor este cunoscută din momentul încheierii actului juridic (ex.:
contractul de vânzare-cumpărare, contractul de locaţiune).
- actul juridic aleatoriu - acel act cu titlu oneros pentru care existenţa şi întinderea
drepturilor şi obligaţiilor părţilor depinde de un eveniment viitor şi nesigur (alea) (ex.: contractul
de asigurare, contractul de rentă viageră). Fiecare din părţi are şansa unui câştig sau poate
suporta riscul unei pierderi, însă aceste elemente nu pot fi apreciate în momentul încheierii
actului juridic, ci doar în momentul îndeplinirii (neîndeplinirii) evenimentului viitor şi nesigur.
Interesul practic al acestei subclasificări priveşte următoarele aspecte:
- numai actele juridice comutative pot fi anulate pentru leziune;
- actele juridice aleatorii referitoare la jocurile de noroc interzise sunt afectate de nulitate
absolută pentru cauză ilicită.
2. actul juridic cu titlu gratuit - prin care o parte o gratifică pe cealaltă, fără a urmări
obţinerea unei contraprestaţii sau a unui contraechivalent.
După cum se micşorează sau nu patrimoniul dispunătorului, aceste acte se subclasifică
astfel:
- liberalităţile - acte juridice cu titlu gratuit prin care dispunătorul îşi micşorează patrimoniul
în favoarea gratificatului, fără a primi un echivalent (ex.: contractul de donaţie, legatul).
- actele dezinteresate - actele juridice cu titlu gratuit prin care o parte efectuează o prestaţie
celeilalte părţi, fără a-şi micşora patrimoniul şi fără a pretinde o contraprestaţie (ex.: împrumutul
fără dobândă, mandatul gratuit, depozitul gratuit).
Subclasificarea în liberalităţi şi acte dezinteresate este importantă sub următoarele aspecte:
- în ceea ce priveşte cerinţele de formă, liberalităţile sunt acte juridice formale, în timp ce
actele dezinteresate sunt, de regulă, acte consensuale;
- în materie de succesiune, numai liberalităţile sunt supuse reducţiunii şi raportului.
Clasificarea actelor juridice în acte cu titlu oneros şi acte cu titlu gratuit prezintă importanţă
practică din următoarele puncte de vedere:

63
a) sub aspectul cerinţelor de formă, legea este mai exigentă în cazul actelor juridice cu titlu
gratuit, impunând, de regulă, respectarea unei anumite forme;
b) capacitatea părţilor are un regim juridic diferit pentru cele două categorii de acte
juridice, legea ocrotind persoanele incapabile şi pe cele cu capacitate de exerciţiu
restrânsă, care nu pot încheia acte juridice cu titlu gratuit, nici personal şi nici prin
reprezentanţii lor legali;
c) viciile de consimţământ au, de asemenea, un regim juridic diferit pentru cele două
categorii de acte juridice;
d) răspunderea este apreciată cu mai multă severitate în cazul actelor juridice cu titlu
oneros.

3.6. Acte juridice de conservare, acte juridice de administrare,


acte juridice de dispoziţie

În funcţie de importanţa actelor juridice în raport cu patrimoniul persoanei care le


încheie, acestea se clasifică astfel:
1. actul juridic de conservare - care are drept scop păstrarea sau preîntâmpinarea
pierderii unui drept subiectiv civil (ex.: transcrierea unui act constitutiv sau translativ de
proprietate, înscrierea unei ipoteci, întreruperea prescripţiei, somaţia).
Având în vedere valoarea dreptului care se păstrează sau a cărui pierdere se previne, actele
juridice de conservare sunt întotdeauna acte avantajoase pentru patrimoniul persoanei,
presupunând cheltuieli reduse în raport cu valoarea dreptului respectiv. De aceea, aceste acte pot
fi încheiate şi de persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu (minorii sub 14 ani şi interzişii
judecătoreşti) sau cu capacitate restrânsă de exerciţiu (minorii cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani).
Aceste acte presupun efectuarea anumitor operaţiuni juridice de îndeplinirea cărora depinde
conservarea unui drept şi nu se referă la păstrarea materială a bunurilor, cum ar fi recondiţionarea
unei colecţii de cărţi.
2. actul juridic de administrare - care are drept scop punerea în valoare, exploatarea
normală a unui bun sau a unui patrimoniu (ex.: perceperea fructelor sau a veniturilor unui
bun, închirierea unui bun, asigurarea unui bun, efectuarea de reparaţii).
Având în vedere importanţa lor mai mare în raport cu actele de conservare, actele de
administrare nu pot fi încheiate de persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu decât prin
intermediul reprezentantului legal, iar persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot încheia
astfel de acte cu încuviinţarea prealabilă a ocrotitorului legal şi chiar fără o astfel de încuviinţare,
dacă actele respective nu produc nici un prejudiciu acestora.
3. actul juridic de dispoziţie - care presupune înstrăinarea unui bun, a unui drept din
patrimoniul unei persoane sau constituirea unui drept real principal sau accesoriu asupra
unui bun (ex.: vânzarea-cumpărarea, donaţia, schimbul, constituirea unei ipoteci, a unui gaj,
renunţarea la un drept).
Având în vedere rezultatul acestor acte juridice, de ieşire din patrimoniu a unui drept, a unui
bun, sau de grevare a unui bun cu sarcini reale, ele pot fi încheiate în principal de persoanele cu
deplină capacitate de exerciţiu. Persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot încheia acte
juridice de dispoziţie numai cu încuviinţarea ocrotitorului legal şi a autorităţii tutelare, iar
persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu pot încheia astfel de acte numai prin intermediul
reprezentantului legal şi cu încuviinţarea prealabilă a autorităţii tutelare.
Importanţa acestei clasificări priveşte:
a) capacitatea de a încheia acte juridice civile;
b) acceptarea succesiunii şi renunţarea la succesiune;
c) reprezentarea la încheierea actelor juridice civile;
d) efectele desfiinţării actului juridic civil faţă de terţii de bună-credinţă.

64
3.7. Acte juridice cu executare imediată şi acte juridice cu executare succesivă

În funcţie de modul de executare, actele juridice se clasifică astfel:


1. actul juridic cu executare imediată (uno ictu) - care se execută printr-o singură
prestaţie a debitorului (ex.: contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donaţie). Aceste
acte mai poartă denumirea de acte juridice cu executare dintr-o dată sau acte juridice cu
executare instantanee.
2. actul juridic cu executare succesivă - care se execută în timp, fie printr-o serie de
prestaţii succesive, fie printr-o prestaţie continuă (ex.: contractul de vânzare-cumpărare cu
plata în rate, contractul de închiriere, contractul de împrumut cu dobândă, contractul de rentă
viageră, contractul de arendare).
Importanţa acestei clasificări are în vedere următoarele aspecte:
a) în cazul actelor executare imediată, neexecutarea culpabilă sau executarea
necorespunzătoare este sancţionată cu rezoluţiunea, actul juridic fiind desfăcut cu caracter
retroactiv; în cazul actelor cu executare succesivă va opera rezilierea, actul juridic fiind
desfăcut numai pentru viitor;
b) în cazul actelor cu executare imediată sancţiunea nulităţii are caracter retroactiv (ex
tunc), considerându-se că actul nu s-a încheiat niciodată, în timp ce în cazul actelor cu executare
succesivă, nulitatea va produce efecte numai pentru viitor (ex nunc);
c) în cazul actelor cu executare imediată, dacă debitorul nu-şi execută prestaţia, creditorul îl
va putea acţiona în justiţie într-un anumit interval de timp (termen de prescripţie), care va începe
să curgă din momentul în care obligaţia ajunsă la scadenţă nu a fost executată. În cazul actelor cu
executare succesivă, pentru fiecare neexecutare a unei prestaţii, va curge un termen de
prescripţie distinct.

3.8. Acte juridice între vii şi acte juridice pentru cauză de moarte.

În funcţie de criteriul momentului în care se produc efectele actelor juridice, acestea se


clasifică astfel:
1. actul juridic între vii (inter vivos) - încheiat cu intenţia de a produce efecte în timpul
vieţii autorului (autorilor) lui. Marea majoritate a actelor juridice civile fac parte din această
categorie.
2. actul juridic pentru cauză de moarte (mortis causa) - încheiat cu intenţia de a
produce efecte numai după decesul autorului său (ex. : testamentul, asigurarea asupra vieţii).
Importanţa acestei clasificări vizează următoarele aspecte:
a) actele juridice între vii, fiind nelimitate ca număr, nu sunt toate prevăzute de lege, în timp
ce actele pentru cauză de moarte sunt limitate ca număr şi se bucură de o reglementare detaliată;
b) din punctul de vedere al formei, actele juridice între vii sunt consensuale şi numai prin
excepţie formale, în timp ce actele juridice pentru cauză de moarte sunt acte formale (solemne);
c) capacitatea de a dispune prin acte juridice între vii este diferită de capacitatea de a dispune
prin acte pentru cauză de moarte, în acest ultim caz existând unele îngrădiri, referitoare la
ambele părţi ale raportului juridic.

3.9. Acte juridice patrimoniale şi acte juridice nepatrimoniale

În funcţie de natura conţinutului lor, actele juridice pot fi clasificate astfel:


1. actul juridic patrimonial - al cărui conţinut este evaluabil în bani. Astfel de acte sunt,
de regulă, cele referitoare la drepturile reale şi la drepturile de creanţă (ex.: contractul de
vânzare-cumpărare, contractul de donaţie, contractul de împrumut).
2. actul juridic nepatrimonial - al cărui conţinut nu este evaluabil în bani.

65
Din această categorie fac parte actele referitoare la drepturile nepatrimoniale (ex.: înţelegerea
viitorilor soţi cu privire la numele pe care ei îl vor purta în timpul căsătoriei).
Importanţa acestei clasificări priveşte:
a) efectele nulităţii, în cazul actelor juridice nepatrimoniale neputându-se pune problema
restituirii prestaţiilor;
b) ocrotirea persoanelor incapabile.

3.10. Acte juridice subiective şi acte juridice condiţie

În funcţie de rolul jucat de voinţa părţilor în stabilirea conţinutului actelor juridice,


acestea se clasifică astfel:
1. actul juridic subiectiv - al cărui conţinut este stabilit prin voinţa liberă a autorului
lui. Această categorie de acte reprezintă regula în materie, unul dintre principiile dreptului civil
fiind acela al libertăţii încheierii actelor juridice civile. Marea majoritate a actelor juridice civile
fac parte din această categorie.
2. actul juridic condiţie - prin care autorul lui îşi manifestă voinţa doar în legătură cu
încheierea actului, nu şi în ceea ce priveşte conţinutul lui, prestabilit prin norme imperative
(ex. : adopţia, căsătoria).
Importanţa acestei clasificări constă în următoarele:
a) actele juridice subiective sunt nelimitate ca număr, neputând fi toate reglementate de lege,
în timp ce actele juridice condiţie nu sunt decât cele limitativ prevăzute de lege;
b) în ceea ce priveşte regimul juridic aplicabil, acesta este mai flexibil în cazul actelor
juridice subiective (părţile putând deroga de la normele juridice dispozitive), decât în cazul
actelor juridice condiţie (în care părţile nu pot modifica conţinutul lor, stabilit în mod imperativ
de lege).

3.11. Acte juridice cauzale şi acte juridice abstracte

În funcţie de dependenţa actelor juridice de cauza acestora, există:


1. actul juridic cauzal - a cărui valabilitate presupune valabilitatea cauzei sale. Prin
urmare, dacă scopul actului juridic cauzal nu este valabil, actul respectiv este nul. Din această
categorie face parte marea majoritate a actelor juridice civile.
2. actul juridic abstract - a cărui valabilitate este independentă de valabilitatea cauzei
sale (ex.: cecul, obligaţiile cec, cambia, biletul la ordin).
Actele juridice abstracte au apărut din necesitatea de a satisface cerinţele unui circuit civil
rapid şi sigur, fără a se pune mereu în discuţie valabilitatea operaţiilor juridice respective sub
aspectul cauzei lor.
Clasificarea prezintă importanţă sub aspectul valabilităţii actelor juridice şi în ceea ce
priveşte mijloacele de probă.

3.12. Acte juridice strict personale şi acte juridice care se pot încheia
prin reprezentant

În funcţie de modalitatea de încheiere a actelor juridice, acestea se clasifică astfel:


1. actul juridic strict personal - care poate fi încheiat numai de către partea interesată,
nu şi prin intermediul unui reprezentant (ex.: căsătoria, recunoaşterea filiaţiei, testamentul).
2. actul juridic care se poate încheia prin reprezentant - care poate fi încheiat de partea
interesată fie personal, fie prin intermediul unui reprezentant. Din această categorie fac
parte majoritatea actelor juridice civile.

66
Importanţa acestei clasificări priveşte următoarele aspecte:
a) actele juridice care se pot încheia prin reprezentant constituie regula, iar actele juridice
strict personale reprezintă excepţia, prin urmare acestea din urmă pot fi numai cele prevăzute de
lege în mod expres;
b) valabilitatea actelor juridice strict personale se apreciază numai în raport cu autorii lor, în
timp ce valabilitatea actelor juridice care se pot încheia prin reprezentant va fi apreciată atât în
funcţie de autorii lor, cât şi în funcţie de persoana reprezentantului;
c) problema încheierii de acte juridice strict personale nu se poate pune decât în cazul
persoanelor fizice;
d) în materia capacităţii de a încheia acte juridice, există reguli speciale referitoare la actele
juridice care se încheie prin reprezentare.

3.13. Acte juridice principale şi acte juridice accesorii

În raport de corelaţia existentă între actele juridice, acestea se clasifică astfel:


1. actul juridic principal - care are o existenţă de sine stătătoare, independentă de
existenţa altor acte juridice. Din această categorie face parte majoritatea actelor juridice civile.
2. actul juridic accesoriu - care nu are o existenţă proprie, regimul său juridic fiind
dependent de cel al unui act juridic principal (ex.: contractul de gaj, contractul de ipotecă).
Un act juridic accesoriu poate fi încheiat în acelaşi timp cu actul juridic principal, de care
depinde, sau poate fi încheiat la o dată diferită. De asemenea, actul juridic accesoriu poate fi
inclus în actul juridic principal sau poate fi un act juridic distinct.
Importanţa acestei clasificări priveşte următoarele aspecte:
- valabilitatea actelor juridice respective (valabilitatea actului juridic principal implică doar
analiza propriilor elemente de validitate, pe când valabilitatea actului juridic accesoriu va avea în
vedere nu doar elementele proprii, ci şi valabilitatea actului juridic principal);
- raportul existent între cele două categorii de acte juridice este guvernat de principiul
accesorium sequitur principale (actul juridic accesoriu urmează soarta actului juridic
principal).

3.14. Acte juridice numite şi acte juridice nenumite

În funcţie de reglementarea şi denumirea legală a actelor juridice, acestea se clasifică


astfel:
1. actul juridic numit (tipic) - care are o reglementare şi o denumire proprie (ex.:
contractul de donaţie, contractul de vânzare-cumpărare, testamentul).
2. actul juridic nenumit (atipic) - care nu are o reglementare şi nici o denumire proprie.
Aceste acte sunt încheiate de părţi în funcţie de propriile lor necesităţi, dreptul civil fiind
guvernat de principiul libertăţii încheierii actelor juridice şi de principiul consensualismului.
Deşi actele juridice nenumite nu se bucură de o reglementare proprie, ele trebuie să respecte
regulile generale de valabilitate a actelor juridice civile şi principiile dreptului civil.
Actele juridice nenumite nu trebuie confundate cu actele juridice complexe, care includ în
structura lor elemente specifice mai multor categorii de acte juridice numite şi care vor fi
guvernate de prevederile legale ale contractelor tipice componente (în lipsa unor prevederi
speciale).
Importanţa acestei clasificări priveşte regimul juridic aplicabil celor două categorii de acte
juridice:
- în cazul actelor juridice numite se vor aplica în mod automat dispoziţiile supletive care
reglementează actele respective (dacă părţile nu au derogat de la aceste dispoziţii), nefiind
necesar ca normele supletive să fie reproduse în conţinutul actului juridic; pentru actele juridice
nenumite vor fi avute în vedere clauzele prevăzute în mod expres de părţi, iar în ceea ce priveşte

67
celelalte aspecte se vor aplica regulile generale din materia obligaţiilor şi nu regulile actului
numit care se aseamănă cel mai mult cu actul juridic nenumit.
Odată cu adoptarea de noi acte normative, unele acte juridice nenumite pot deveni acte
juridice numite (ex.: prin Ordonanţa nr. 51/1997, contractul de leasing a devenit un act juridic
numit).
Concluzie:
Importanţa clasificării actelor juridice, în general, constă în faptul că diferitele
categorii de acte juridice civile vor fi guvernate de un regim juridic distinct.

68
Secţiunea IV
MODALITĂŢILE ACTULUI JURIDIC CIVIL

4.1. Noţiunea de modalităţi

În afară de elementele esenţiale (condiţiile de valabilitate) ale actului juridic civil, unele acte
juridice pot fi afectate de anumite împrejurări viitoare, stabilite de lege sau prin voinţa părţilor,
numite modalităţi.
Modalităţile actului juridic civil sunt acele împrejurări viitoare de a căror producere
depinde existenţa sau exercitarea drepturilor şi asumarea obligaţiilor rezultate dintr-un act
juridic.
În raport cu elementele esenţiale ale actului juridic civil, modalităţile sunt, în general,
împrejurări accidentale, de care depind doar efectele actului juridic şi nu valabilitatea acestuia.
Aşadar, la încheierea unui act juridic, astfel de elemente neesenţiale, în principiu, pot exista sau
pot lipsi, actul juridic fiind valabil şi în ipoteza în care aceste modalităţi nu sunt prezente.

4.2. Clasificarea modalităţilor

I. În funcţie de izvorul lor:


a. modalităţi legale, prevăzute de lege. Sunt afectate de astfel de modalităţi, de exemplu,
contractul de depozit, contractul de închiriere, contractul de asigurare. În acest caz, modalităţile
nu sunt împrejurări accidentale, ci ţin de esenţa actului, iar în lipsa lor actul juridic nu produce
efecte.
b. modalităţi convenţionale, stabilite prin voinţa părţilor.
Actele juridice civile pot fi afectate de următoarele modalităţi: termenul, condiţia ori sarcina.
Anumite acte juridice, legate de starea civilă a persoanei fizice, nu pot fi afectate de modalităţi.
De exemplu, recunoaşterea filiaţiei, adopţia sau căsătoria nu pot fi încheiate pentru un anumit
termen sau cu o anumită condiţie.

4.3. Termenul

Noţiune:
Termenul este acel eveniment viitor şi sigur de îndeplinirea căruia depinde naşterea,
modificarea sau stingerea exerciţiului drepturilor subiective şi a executării obligaţiilor
civile, adică a efectelor actului juridic civil 22 . Este reglementat în art. 1022-1025 C. civ. şi
produce efecte numai pentru viitor, neavând putere retroactivă.

Clasificare:
I. În funcţie de gradul de cunoaştere a momentului împlinirii sale:
a. termen precis, a cărui dată exactă de împlinire este cunoscută în momentul încheierii
actului juridic. Poate să fie stabilit printr-o dată calendaristică (ex.: 1 decembrie 2006) sau
printr-un interval de timp faţă de momentul încheierii actului (ex.: peste doi ani).
b. termen neprecis, a cărui dată de împlinire nu este cunoscută în momentul încheierii
actului juridic, deşi se cunoaşte că acel eveniment se va împlini (ex.: testamentul îşi va produce
efectele la decesul testatorului – eveniment sigur, dar a cărui dată este neprecisă).
II. În funcţie de izvorul său:
a. termen legal, stabilit de lege (ex.: termenul de 6 luni pentru acceptarea moştenirii,
prevăzut de art. 700 alin. 1 C. civ, care începe să curgă de la data deschiderii succesiunii).

22
Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ed. Universul juridic,
Bucureşti, 2003, p. 182; I. Apetrei, Drept civil. Partea generală, Ed. Venus, 2005, p. 184.

69
b. termen convenţional, stabilit prin voinţa părţilor. Majoritatea termenelor sunt
convenţionale.
c. termen judiciar, acordat debitorului de către instanţa de judecată pentru executarea
obligaţiei sale, potrivit art. 1101 C. civ. (ex.: instanţa poate acorda cumpărătorului unui imobil
un termen de graţie pentru plata preţului sau poate stabili un termen împrumutatului pentru
restituirea împrumutului, dacă termenul nu a fost stabilit de către părţi).
III. În funcţie de efectele sale 23 :
a. termen suspensiv, la a cărui împlinire încep exercitarea dreptului civil subiectiv şi
executarea obligaţiei civile corelative (ex.: în contractul de împrumut, împrumutătorul nu va
putea cere restituirea bunului împrumutat până în momentul împlinirii termenului stabilit).
În ce priveşte efectele termenului suspensiv, drepturile şi obligaţiile părţilor iau naştere chiar
din momentul încheierii actului juridic, însă exercitarea drepturilor şi executarea obligaţiilor este
amânată până la împlinirea termenului.
Anterior scadenţei termenului suspensiv se vor produce următoarele efecte:
- dacă debitorul execută benevol obligaţia sa înainte de împlinirea termenului suspensiv, el
face o plată valabilă, dar nu mai poate solicita restituirea prestaţiei;
- creditorul poate lua măsuri de conservare a creanţei sale;
- în cazul actelor translative de drepturi reale referitoare la bunuri individual determinate,
riscul contractului anterior îndeplinirii termenului suspensiv este suportat de dobânditor,
deoarece acesta a devenit proprietar din momentul încheierii actului juridic;
- creditorul nu va putea cere executarea obligaţiei înainte de împlinirea termenului şi nu va
putea opune debitorului compensaţia;
- termenul de prescripţie extinctivă nu va începe să curgă până la împlinirea termenului
suspensiv;
- creditorul nu poate exercita acţiunea oblică sau acţiunea revocatorie înainte de împlinirea
termenului suspensiv.
Posterior scadenţei termenului suspensiv, obligaţia debitorului devenind exigibilă, se vor
produce următoarele efecte:
- debitorul trebuie să-şi execute obligaţia;
- creditorul are dreptul să ceară debitorului executarea obligaţiei, iar dacă acesta nu o execută
de bună-voie, are dreptul de a proceda la executarea silită;
- debitorul poate opune creditorului compensaţia;
- prescripţia extinctivă va începe să curgă din momentul împlinirii termenului suspensiv.
b. termen extinctiv, la a cărui împlinire se stinge exercitarea dreptului civil subiectiv şi
executarea obligaţiei civile corelative (ex.: în contractul de închiriere, în momentul împlinirii
termenului, chiriaşul trebuie să elibereze locuinţa).
Art. 1437 C. civ. prevede o excepţie de la aplicarea termenului extinctiv în materia
contractului de locaţiune. Astfel, după expirarea termenului stipulat prin contractul de locaţiune,
dacă locatarul rămâne în locuinţă şi este lăsat în posesia ei, atunci se consideră locaţiunea ca
reînnoită. Reînnoirea tacită a contractului de locaţiune poartă denumirea de tacita reconducţie.
În ceea ce priveşte efectele termenul extinctiv, acestea constau în stingerea drepturilor şi
a obligaţiilor părţilor.
Anterior scadenţei termenului extinctiv, părţile îşi exercită drepturile şi îşi execută
obligaţiile, ca şi cum acestea ar fi pure şi simple.
Din momentul împlinirii termenului extinctiv, drepturile şi obligaţiile părţilor încetează.
IV. În funcţie de beneficiarul său:
a. termen în favoarea debitorului, care reprezintă regula.
Conform art. 1024 C. civ., termenul este presupus totdeauna că s-a stipulat în favoarea
debitorului, dacă în convenţie nu s-a prevăzut altfel.

23
I. Apetrei, op. cit., pp. 187-189.

70
b. termen în favoarea creditorului, care constituie excepţia de la regulă. Astfel, conform
art. 1616 C. civ., depozitul trebuie să se restituie deponentului îndată ce s-a reclamat, chiar când
s-ar fi stipulat prin contractul de depozit un anume termen pentru restituirea lui.
c. termen stabilit în favoarea ambelor părţi, ca în materia contractului de asigurare.

4.4. Condiţia

Noţiune:
Condiţia este acel eveniment viitor şi nesigur de îndeplinirea căruia depinde însăşi
existenţa (naşterea sau stingerea) actului juridic civil. Este reglementată în art. 1004-1021 C.
civ. Condiţia produce efecte retroactiv din momentul încheierii actului juridic. Pentru a fi
valabilă, condiţia trebuie să fie posibilă, licită şi morală.
Clasificare:
I. În funcţie de efectele sale 24 :
a. condiţie suspensivă, de a cărei îndeplinire depinde naşterea actului juridic şi implicit
a drepturilor şi obligaţiilor părţilor (ex.: îţi vând apartamentul meu, dacă mă voi muta în
străinătate). Dacă se îndeplineşte condiţia suspensivă, actul juridic se consolidează cu caracter
retroactiv. Dacă nu se îndeplineşte condiţia suspensivă, raportul juridic dintre părţi nu se va naşte
şi, în consecinţă, nu se vor naşte nici drepturile şi obligaţiile părţilor.
În ce priveşte efectele condiţiei suspensive, anterior îndeplinirii condiţiei 25 , aceasta va
produce următoarele efecte:
- creditorul nu poate cere debitorului executarea obligaţiei;
- debitorul nu datorează nimic, însă, dacă plăteşte, poate cere restituirea prestaţiei;
- nu poate opera compensaţia;
- în actele translative de drepturi reale, riscul pieirii fortuite a bunului individual determinat
va rămâne în sarcina debitorului, adică a proprietarului bunului (de exemplu, vânzătorul) 26 ;
- prescripţia extinctivă nu va curge;
- creditorul poate face acte de conservare a dreptului său;
- creditorul poate cere şi obţine garanţii pentru creanţa sa;
- creditorul poate înstrăina dreptul său afectat de condiţie suspensivă, atât prin acte între vii,
cât şi prin acte pentru cauză de moarte.
Posterior îndeplinirii condiţiei suspensive, actul juridic se consolidează cu caracter
retroactiv, ca şi cum ar fi fost un act juridic pur şi simplu, neafectat de condiţie:
- plata executată anticipat de debitor rămâne valabilă;
- transmisiunile de drepturi reale făcute de titularul dreptului sub condiţie suspensivă se
consolidează.
De la regula retroactivităţii efectelor condiţiei suspensive îndeplinite există următoarele
excepţii:
- prescripţia extinctivă va curge doar din momentul îndeplinirii condiţiei;
- fructele culese de cel care a înstrăinat bunul sub condiţie suspensivă rămân ale sale, iar
dobânditorul bunului va avea dreptul la fructe doar din momentul îndeplinirii condiţiei;
- actele de administrare făcute de cel care a înstrăinat bunul înainte de îndeplinirea condiţiei
rămân valabile;
- riscul pieirii fortuite a bunului este suportat de cel care l-a înstrăinat.
În cazul în care condiţia suspensivă nu se îndeplineşte, părţile se vor afla în situaţia
anterioară încheierii actului, ca şi când acesta nu s-ar fi încheiat:

24
I. Apetrei, op. cit., pp. 193-194; Gh. Beleiu, op. cit., pp. 188-189; G. Boroi, Drept civil. Partea generală.
Persoanele, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002, pp. 196-197.
25
Pentru perioada anterioară îndeplinirii condiţiei se foloseşte latinescul pendente conditione, iar pentru perioada
posterioară îndeplinirii condiţiei se foloseşte latinescul eveniente conditione.
26
Se aplică regula res perit domino, conform art 1018 alin. 1 C. civ.

71
- dacă părţile au efectuat prestaţii, acestea sunt obligate la restituirea lor în mod reciproc;
- garanţiile constituite de creditori se vor desfiinţa;
- drepturile constituite de către debitor în favoarea unor terţe persoane se consolidează, iar
drepturile constituite de creditor în favoarea terţilor se desfiinţează, ca urmare a faptului că
dreptul său sub condiţie suspensivă s-a desfiinţat.
b. condiţie rezolutorie, de a cărei îndeplinire depinde desfiinţarea actului juridic şi
implicit stingerea retroactivă a drepturilor şi obligaţiilor părţilor (ex.: îţi vând apartamentul
meu, însă, dacă voi reveni în ţară, vânzarea se va desfiinţa). Dacă se îndeplineşte condiţia
rezolutorie, contractul de vânzare-cumpărare se va desfiinţa cu caracter retroactiv, ca şi când nu
s-ar fi încheiat. Dacă nu se îndeplineşte condiţia rezolutorie, contractul de vânzare-cumpărare se
va consolida cu caracter retroactiv, ca şi cum nu ar fi fost afectat de condiţie.
În ceea ce priveşte efectele condiţiei rezolutorii, anterior îndeplinirii condiţiei, actul juridic
produce efecte ca şi cum ar fi un act pur şi simplu, neafectat de condiţie:
- creditorul poate cere debitorului executarea obligaţiei asumate, iar debitorul trebuie să o
execute;
- dobânditorul unui bun individual determinat sub condiţie rezolutorie devine proprietar şi, în
consecinţă, suportă riscul pieirii bunului;
- dreptul dobândit, afectat de o condiţie rezolutorie, poate fi transmis prin acte între vii sau
prin acte pentru cauză de moarte, urmând a fi primit de subdobânditor tot sub condiţie
rezolutorie.
Posterior împlinirii condiţiei rezolutorii, actul juridic se desfiinţează cu caracter retroactiv,
considerându-se că drepturile şi obligaţiile părţilor nu au existat niciodată:
- părţile sunt obligate să îşi restituie în mod reciproc prestaţiile efectuate;
- drepturile constituite sau transmise de dobânditor unor terţe persoane vor fi desfiinţate cu
caracter retroactiv 27 .
De la regula desfiinţării retroactive a actului juridic afectat de o condiţie rezolutorie
îndeplinită există următoarele excepţii:
- actele de administrare făcute de dobânditorul sub condiţie rezolutorie de bună-credinţă
rămân valabile;
- fructele culese de dobânditorul sub condiţie rezolutorie nu vor trebui restituite, rămânând în
proprietatea sa;
- în cazul actelor juridice cu executare succesivă, condiţia rezolutorie îndeplinită va produce
efecte numai pentru viitor;
- riscul produs va fi suportat de dobânditor, în calitatea sa de proprietar sub condiţie
rezolutorie, astfel încât va fi obligat să plătească preţul bunului.
În cazul în care condiţia rezolutorie nu se îndeplineşte, actul juridic se consolidează ca şi
cum ar fi fost un act juridic pur şi simplu, neafectat de condiţie.
II. În funcţie de natura împrejurărilor de care depinde îndeplinirea sau neîndeplinirea
ei:
a. condiţie cazuală, a cărei îndeplinire depinde de hazard, şi nu de voinţa părţilor (ex.:
dacă nu va mai ploua în această primăvară, îţi voi vinde umbrela);
b. condiţie potestativă, a cărei îndeplinire depinde de voinţa uneia din părţile actului
juridic. Ea poate fi:
- condiţie potestativă pură, a cărei îndeplinire depinde exclusiv de voinţa uneia din părţi (ex.: îţi
vând autoturismul meu, dacă vreau). Condiţia potestativă pură suspensivă a cărei îndeplinire
depinde de voinţa debitorului este nulă (ex.: îţi voi plăti preţul, dacă vreau) 28 .
- condiţie potestativă simplă, a cărei îndeplinire depinde atât de voinţa uneia din părţi, cât şi de un
fapt exterior sau de voinţa unei persoane nedeterminate (ex.: îţi vând autoturismul, dacă vei
promova examenul de conducere).

27
Se aplică principiul resoluto jure dantis resolvitur jus accipientis.
28
Conform dispoziţiilor art. 1010 C. civ.

72
c. condiţie mixtă, a cărei îndeplinire depinde de voinţa uneia din părţi şi de voinţa unei
alte persoane determinate (ex.: îţi vând inelul, dacă soţul meu îmi va cumpăra altul).
III. În funcţie de modul de formulare a ei:
a. condiţie pozitivă, constând într-un eveniment care urmează a se îndeplini (ex.: îţi
vând garajul meu, dacă mă voi muta într-un alt cartier);
b. condiţie negativă, constând într-un eveniment care urmează a nu se produce (ex.:
dacă nu voi promova examenul de conducere, îţi voi vinde autoturismul meu).
Pornind de la prevederile art. 1008 C. civ., în literatura de specialitate condiţia a mai fost
clasificată în condiţie posibilă şi imposibilă, licită şi ilicită, morală şi imorală.
Între termen şi condiţie există următoarele deosebiri:
- termenul este o împrejurare sigură ca îndeplinire, în timp ce condiţia este o împrejurare
nesigură cât priveşte îndeplinirea sa;
- termenul afectează numai efectele actului juridic, în timp ce condiţia afectează chiar
existenţa actului juridic;
- termenul produce efecte numai pentru viitor (ex nunc), pe când condiţia, în principiu,
produce efecte retroactiv (ex tunc).

4.5. Sarcina

Noţiune:
Sarcina este o obligaţie de a da, a face sau a nu face impusă de către dispunător
gratificatului, în cadrul unei donaţii sau al unui testament.
În Codul civil nu există o reglementare cu caracter general a sarcinii, dar există o
serie de prevederi speciale legate de sarcină în materia donaţiilor (art. 828-830 C. civ.) şi a
testamentelor (art. 930 C. civ.).
Sarcina poate interveni numai în cazul actelor juridice cu titlu gratuit, mai exact în cazul
liberalităţilor (donaţii sau legate). Sarcina poate schimba natura actului juridic în cazul în care
constă într-o obligaţie egală sau mai mare cu valoarea donaţiei, astfel încât actul juridic nu va
mai fi cu titlu gratuit, ci cu titlu oneros 29 .
Clasificare:
I. În funcţie de persoana beneficiarului:
a. sarcină în favoarea dispunătorului (ex.: sarcina pe care donatorul o impune
gratificatului de a-i plăti o datorie faţă de un terţ). Aceasta poate fi stabilită doar printr-un
contract de donaţie, nu şi printr-un testament.
b. sarcină în favoarea gratificatului (ex.: dispunătorul impune gratificatului ca suma de
bani donată să fie folosită pentru cumpărarea unui apartament);
c. sarcină în favoarea unei terţe persoane (ex.: testatorul dispune de averea sa în favoarea
gratificatului, cu sarcina acestuia din urmă de a plăti o rentă viageră unui terţ). Beneficiarul nu
stabileşte nici un raport juridic cu dispunătorul, fiind creditorul direct al gratificatului, în
consecinţă, beneficiarul va putea cere doar executarea sarcinii, dar nu şi revocarea donaţiei
pentru neîndeplinirea sarcinii.
II. În funcţie de valabilitatea sarcinii:
a. sarcină imposibilă, care nu poate fi îndeplinită;
b. sarcină ilicită, care este neconformă cu legea;
c. sarcină imorală, care contravine normelor de convieţuire socială.
În ceea ce priveşte efectele sarcinii, îndeplinirea acesteia de către gratificat consolidează
actul juridic, ca şi cum acesta ar fi fost un act juridic pur şi simplu. Neexecutarea sarcinii nu
atrage după sine nevalabilitatea actului, ci, în principiu, sancţiunea revocării acestuia. În cazul
neîndeplinirii ei, se poate opta între a cere fie rezoluţiunea actului juridic pentru neexecutarea
sarcinii, fie executarea silită a sarcinii.
29
I. Apetrei, op. cit., p. 197.

73
Între sarcină şi condiţie există următoarele deosebiri:
- în timp ce sarcina poate fi instituită numai pentru liberalităţi, condiţia poate afecta atât
actele juridice cu titlu oneros, cât şi actele juridice cu titlu gratuit;
- sarcina afectează doar efectele actului juridic, în timp ce condiţia afectează chiar existenţa
actului;
- revocarea actului juridic pentru neexecutarea sarcinii trebuie solicitată instanţei de judecată,
în timp ce condiţia operează de drept, instanţa de judecată doar constatând efectele produse de
realizarea sau nerealizarea condiţiei.

74
Secţiunea V
EFECTELE ACTULUI JURIDIC CIVIL

5.1. Noţiunea de efecte ale actului juridic civil

Efectele actului juridic civil constau în drepturile subiective şi obligaţiile civile


corelative care se nasc, se modifică sau se sting prin încheierea actului juridic civil,
alcătuind conţinutul raportului juridic civil stabilit între părţi 30 . Sunt reglementate de art.
969-985 C. civ. şi în alte acte normative cu prevederi speciale referitoare la efectele altor
contracte civile 31 .
Determinarea efectelor actului juridic civil presupune stabilirea drepturilor civile subiective şi a
obligaţiilor civile corelative, create, modificate sau stinse prin actul juridic civil 32 . Operaţiunea
de determinare a efectelor actului juridic civil se realizează prin dovedirea şi interpretarea
actului juridic civil, ultima fiind necesară pentru a califica actul juridic sau pentru a determina
înţelesul clauzelor actului juridic.
Calificarea actului juridic presupune încadrarea lui într-o anumită categorie, în funcţie de
care se determină regimul juridic aplicabil actului respectiv. Astfel, dacă actul juridic este numit
(tipic), va fi guvernat de regulile expres prevăzute de lege pentru actul juridic respectiv, iar dacă
actul juridic este nenumit (atipic), vor fi incidente normele generale aplicabile obligaţiilor civile.
Atunci când efectele unui act juridic nu sunt suficient de clare, pe lângă operaţiunea de
calificare este necesară şi stabilirea înţelesului unor clauze ale acestuia. Interpretarea actului
juridic civil este supusă regulilor prevăzute de art. 970 alin. 2 C. civ. şi de art. 977-985 C. civ.:
- efectele actului juridic sunt cele avute în vedere la încheierea sa, dar şi cele pe care
echitatea, obiceiul sau legea le conferă obligaţiei;
- actul juridic va fi interpretat în funcţie de voinţa reală a părţilor şi nu după sensul literal al
termenilor;
- atunci când o clauză poate primi două înţelesuri, ea se va interpreta în sensul în care poate
avea un efect şi nu în sensul în care nu ar produce nici unul;
- termenii susceptibili de două înţelesuri se interpretează în înţelesul ce se potriveşte mai
mult cu natura contractului;
- dispoziţiile îndoielnice se interpretează potrivit obiceiului locului unde s-a încheiat actul
juridic;
- clauzele obişnuite ale unui act juridic se subînţeleg, chiar dacă nu sunt prevăzute în mod
expres în cadrul actului juridic;
- clauzele unui act juridic se interpretează unele prin altele, dându-se fiecăreia dintre ele
înţelesul care rezultă din actul întreg;
- când există îndoială, convenţia se interpretează în favoarea celui care se obligă;
- convenţia nu cuprinde decât lucrurile asupra cărora părţile şi-au propus a contracta, oricât
de generali ar fi termenii în care s-a încheiat;
- atunci când se dă un exemplu pentru explicarea efectelor unui act juridic, nu se poate
susţine că efectele au fost restrânse la cele din exemplul folosit.
Principiile care guvernează efectele actului juridic civil ne arată faţă de cine, cum şi în ce
condiţii se produc aceste efecte şi sunt următoarele:
1. principiul relativităţii efectelor actului juridic civil;
2. principiul forţei obligatorii a actului juridic civil;
3. principiul irevocabilităţii actului juridic civil.

30
I Apetrei, op. cit., p. 219; Gh. Beleiu, op. cit., p. 192.
31
De exemplu, Legea nr. 135/1995 privind contractul de asigurare, Legea nr. 16/1994 privind contractul de
arendare.
32
G. Boroi, op. cit., p.202.

75
5.2. Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil

Acest principiu răspunde la întrebarea faţă de cine se produc efectele actului juridic civil şi
este consacrat de dispoziţiile art. 973 C. civ., potrivit cărora convenţiile n-au efect decât între
părţile contractante, şi de cele ale art. 969 alin. 1 C. civ., conform cărora convenţiile legal făcute
au putere de lege între părţile contractante.
Principiul relativităţii efectelor actului juridic civil reprezintă regula potrivit căreia
actul juridic produce efecte numai faţă de autorul (autorii) lui 33 . Stabilirea unui raport
juridic creează pentru creditor posibilitatea de a-şi exercita drepturile şi generează pentru debitor
obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească. Persoanele care nu au participat la încheierea actului
juridic nu pot exercita drepturi şi nici nu pot executa obligaţii, fiind străine de actul încheiat 34 .
Principiul se întemeiază pe caracterul voliţional al actului juridic, având la bază manifestarea
de voinţă a părţilor. Este firesc ca actul juridic să producă efecte numai faţă de părţile care şi-au
exprimat voinţa de a-l încheia, altminteri ar însemna ca persoanele care nu au participat la
încheierea actului juridic să dobândească calitatea de debitor sau de creditor, fără voia lor. De
asemenea, principiul în discuţie este fundamentat şi pe ideea de libertate individuală a persoanei,
care ar fi înfrântă dacă s-ar admite soluţia contrară.
Pentru a înţelege acest principiu este necesară clarificarea noţiunilor de părţi, terţi, avânzi-
cauză, opozabilitate şi inopozabilitate.
Părţile sunt autorii unui act juridic încheiat personal sau prin reprezentare. Prin parte se
desemnează atât autorul unui act juridic unilateral, cât şi una din părţile unui act juridic bilateral
sau multilateral. O parte nu presupune întotdeauna o singură persoană, ci în componenţa ei pot
intra mai multe persoane fizice sau juridice care au acelaşi interes (ex.: doi soţi, reprezentând o
parte – cumpărătorul, achiziţionează un apartament de la alţi doi soţi, reprezentând cealaltă parte
- vânzătorul).
Terţii sunt persoanele care nu au participat la încheierea unui act juridic, nici personal şi
nici prin reprezentare, fiind străine faţă de actul juridic încheiat.
Avânzii-cauză sunt persoanele care, deşi nu au participat la încheierea actului juridic,
suportă unele efecte ale acestuia, datorită legăturii juridice cu părţile actului juridic. Sunt
avânzi-cauză succesorii universali, cu titlu universal sau cu titlu particular (noţiuni deja
studiate) şi creditorii chirografari. Creditorii chirografari reprezintă categoria creditorilor
obişnuiţi, care nu beneficiază de o garanţie reală (gaj, ipotecă, privilegiu) pentru realizarea
dreptului lor de creanţă, ci au un drept de gaj general asupra bunurilor debitorului lor. Ei pot
interveni în actele încheiate de debitor în frauda lor, prin care acesta fie îşi micşorează activul, fie
îşi măreşte pasivul. Astfel, art. 974 C. civ. consacră acţiunea oblică (subrogatorie) prin care, în
numele debitorului lor, creditorii chirografari pot exercita drepturi sau acţiuni pe care debitorul
pasiv nu le exercită, conservându-i astfel patrimoniul. Art. 975 C. civ. consacră acţiunea
pauliană (revocatorie), prin care, în numele lor personal, creditorii chirografari pot ataca actele
viclene ale debitorului, săvârşite în frauda drepturilor lor. De asemenea, creditorii chirografari
pot exercita acţiunea în declararea simulaţiei. Conform art. 1175 C. civ., actul secret care
modifică un act public nu poate avea putere decât între părţile contractante şi succesorii lor
universali, nu în contra altor persoane.
Prin opozabilitatea unui act juridic se înţelege dreptul părţilor de a invoca existenţa şi
efectele actului juridic încheiat faţă de terţi şi obligaţia terţilor de a respecta actul juridic şi
efectele sale.
Prin inopozabilitatea unui act juridic se înţelege lipsa dreptului părţilor de a impune actul
juridic încheiat şi efectele sale terţelor persoane.

33
Principiul este exprimat şi în adagiul în limba latină res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest
(un act încheiat între anumite persoane nu avantajează şi nici nu dezavantajează pe altcineva).
34
I. Apetrei, op. cit., p. 222.

76
Există excepţii de la principiul relativităţii efectelor actului juridic civil, când actul
juridic produce efecte şi faţă de persoane care nu au participat la încheierea actului juridic.
Acestea pot fi împărţite în două categorii:
a. excepţii reale, care constau în aceea că, prin manifestarea de voinţă a părţilor, actul juridic
produce efecte şi faţă de o persoană străină de actul juridic respectiv, care nu a participat nici
personal şi nici prin reprezentant la încheierea acestuia.
Excepţia reală de la principiul relativităţii efectelor actului juridic este stipulaţia pentru
altul (contractul în folosul unei terţe persoane), nereglementată de Codul civil, ci numai
aplicaţii ale acesteia, precum renta viageră (art. 1642 C. civ.) şi donaţia cu sarcini (art. 828 C.
civ.). Stipulaţia pentru altul este acel act juridic bilateral prin care o parte (stipulantul) convine
cu cealaltă parte (promitentul) ca aceasta să execute o prestaţie în favoarea unei terţe persoane
(terţul beneficiar), care nu a participat la încheierea actului juridic nici direct şi nici prin
reprezentant (ex.: asigurările facultative în favoarea unei terţe persoane).
b. excepţii aparente:
1. avânzii-cauză;
2. reprezentarea - acel procedeu tehnico-juridic prin care o persoană numită reprezentant
încheie un act juridic în numele şi pe seama altei persoane numită reprezentat, astfel încât actul
juridic încheiat îşi produce efectele direct în persoana reprezentatului.
3. promisiunea faptei altuia (convenţia de porte-fort) - convenţia prin care promitentul se
obligă faţă de creditorul promisiunii să depună toate diligenţele pentru a determina o terţă
persoană să încheie, să adere sau să ratifice actul juridic încheiat pe seama sa.
4. simulaţia - operaţiunea juridică în virtutea căreia printr-un act juridic public, aparent, dar
simulat, se creează o situaţie juridică diferită de cea reală, stabilită prin actul juridic secret, dar
care corespunde adevărului.
Este necesar ca actul juridic aparent şi actul juridic secret să fie încheiate concomitent sau
actul juridic secret să fie încheiat anterior actului juridic aparent. Simulaţia poate îmbrăca trei
forme:
- actul fictiv, caz în care actul juridic aparent este încheiat doar formal, existenţa sa fiind
contrazisă de actul juridic secret, numit şi contraînscris (ex.: pentru a sustrage un imobil de la
urmărirea silită a creditorilor săi, debitorul vinde fictiv bunul imobil, în realitate convenind cu
cumpărătorul printr-un act juridic secret că proprietatea imobilului nu se transmite
cumpărătorului);
- actul deghizat, ipoteză în care se încheie un act juridic aparent care ascunde natura juridică
adevărată a actului juridic secret, dar real (ex.: se încheie un contract de vânzare-cumpărare
aparent, prin care se ascunde un contract de donaţie);
- interpunerea de persoane, caz în care actul juridic public se încheie între anumite persoane,
iar prin actul juridic secret se precizează adevăratele părţi ale actului juridic (ex.: printr-un act
juridic aparent, o persoană donează un bun unei anumite persoane, însă, prin actul juridic secret,
se arată că adevăratul donatar este o terţă persoană).
5. acţiunile directe - situaţiile în care o persoană, străină de actul juridic încheiat, exercită o
acţiune împotriva uneia din părţile actului juridic, cu care nu se află în raporturi juridice
contractuale, în schimb se află în raporturi contractuale cu o altă persoană, care are astfel de
raporturi juridice cu pârâtul. Conform art. 1488 C. civ., în materia contractului de antrepriză,
lucrătorii angajaţi de antreprenor (terţi faţă de contractul de antrepriză) au dreptul de a exercita în
mod direct o acţiune pentru plata drepturilor lor împotriva clientului pentru care antreprenorul
execută lucrarea, însă numai în măsura în care clientul ar fi dator antreprenorului.
Conform opiniei unor autori 35 , sunt, de asemenea, excepţii aparente de la principiul
relativitătii efectelor actului juridic civil cesiunea de creanţă, gestiunea de afaceri, actele juridice
colective şi contractul colectiv de muncă.

35
G. Boroi, op. cit., p.220-221.

77
5.3. Principiul forţei obligatorii a actului juridic civil

Exprimat prin formula “contractul este legea părţilor” 36 , acest principiu este consacrat de
art. 969 alin. 1 C. civ., potrivit căruia convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile
contractante.
Principiul forţei obligatorii reprezintă regula de drept conform căreia actul juridic încheiat
cu respectarea legii se impune părţii (dacă actul juridic este unilateral) sau părţilor (dacă
actul juridic este bilateral) întocmai ca şi legea.
Puterea obligatorie a actului juridic civil îşi are fundamentul în necesitatea stabilităţii şi
siguranţei raporturilor juridice şi în obligaţia morală a respectării cuvântului dat.
De la principiul forţei obligatorii există o serie de excepţii:
a. situaţii de restrângere a forţei obligatorii, prevăzute în mod expres de lege, în care
efectele actului juridic încetează înainte de termen din cauza dispariţiei unui element al actului
juridic respectiv:
- încetarea actului juridic încheiat intuitu personae în cazul decesului persoanei ale cărei
calităţi au fost avute în vedere la încheierea actului juridic (ex.: încetarea contractului de mandat
datorită decesului mandatarului);
- încetarea actului juridic ca urmare a dispariţiei bunului ce face obiectul actului juridic (ex.:
încetarea contractului de locaţiune datorită pieirii lucrului).
b. situaţii de extindere a forţei obligatorii privesc:
- cazul în care efectele actului juridic se prelungesc prin lege peste termenul convenit de
părţi (ex.: prelungirea din 5 în 5 ani sau la alte termene a contractelor de închiriere);
- cazul în care efectele actului juridic cu executare succesivă se prelungesc din cauza
suspendării temporare a executării acestuia.
c. revizuirea judiciară a efectelor actului juridic, din cauza ruperii echilibrului dintre
prestaţiile părţilor, ca urmare a modificării împrejurărilor avute în vedere de părţi la încheierea
actului juridic, fundamentată pe teoria impreviziunii. Părţile au dreptul să ceară instanţei de
judecată revizuirea efectelor actului juridic potrivit noilor condiţii, prin micşorarea prestaţiei
uneia din părţi sau prin majorarea prestaţiei celeilalte părţi.
d. posibilitatea recunoscută de lege uneia din părţi de a modifica unilateral actul juridic
(ex.: concedentul poate modifica unilateral contractul de concesiune, cu notificarea prealabilă a
concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local şi în cazul în care
modificarea aduce un prejudiciu concesionarului, acesta este îndreptăţit să primească o
despăgubire adecvată).

5.4. Principiul irevocabilităţii actului juridic civil

Acesta este consacrat în art. 969 alin. 2 C. civ., care prevede că orice convenţie se poate
revoca prin consimţământ mutual sau din cauze autorizate de lege. Principiul irevocabilităţii
actului juridic civil este acea regulă potrivit căreia actului juridic bilateral sau multilateral
nu i se poate pune capăt prin manifestarea de voinţă a unei singure părţi, iar actului juridic
unilateral nu i se poate pune capăt prin manifestarea de voinţă contrară a autorului său.
De la regula irevocabilităţii actului juridic există şi excepţii, adică acele cazuri în care
actele juridice bilaterale pot fi revocate prin manifestarea de voinţă a unei singure părţi, actele
juridice multilaterale pot fi revocate prin voinţa uneia sau mai multor părţi (dar nu a tuturor
părţilor), iar actele juridice unilaterale pot fi revocate prin voinţa contrară a autorului lor.
În cazul actelor juridice bilaterale sau multilaterale există următoarele excepţii:
- contractul de donaţie între soţi este revocabil;
- contractul de societate civilă poate înceta prin manifestarea expresă de voinţă a unuia sau a
mai multor asociaţi;
36
Principiul este exprimat şi prin adagiul latinesc pacta sunt servanda.

78
- contractul de mandat încetează prin revocarea mandatarului sau prin renunţarea lui la
mandat;
- contractul de depozit încetează la cererea deponentului,
- contractul de închiriere a locuinţei poate fi denunţat în mod unilateral de către chiriaş.
În cazul actelor juridice unilaterale există următoarele excepţii:
- testamentul, care este un act juridic revocabil;
- retractarea renunţării la succesiune, dacă nu a expirat termenul de 6 luni pentru acceptarea
succesiunii şi succesiunea nu a fost acceptată între timp de către un alt moştenitor;
- revocarea mărturisirii, în cazul unei erori de fapt;
- revocarea ofertei de a contracta, până în momentul ajungerii ei la destinatar;
- revocarea consimţământului părinţilor sau al părintelui pentru adopţia copilului de către o
persoană sau familie, în termen de 30 de zile de la data exprimării lui prin înscris autentic.

79
Secţiunea VI
NULITATEA ACTULUI JURIDIC CIVIL

6.1. Noţiuni generale despre nulitate


Noţiune:
Nulitatea este acea sancţiune de drept civil aplicată efectelor actului juridic încheiat cu
încălcarea condiţiilor de validitate prevăzute de lege 37 .
Pe lângă sensul de sancţiune a nerespectării condiţiilor de validitate a actului juridic,
termenul de nulitate desemnează şi instituţia juridică care cuprinde normele juridice referitoare la
nulitate. Codul civil nu defineşte nulitatea şi nici nu conţine o reglementare unitară a nulităţii,
normele de drept referitoare la nulitate găsindu-se în mod disparat, în diferite articole din tot
cuprinsul Codului civil 38 şi în alte acte normative 39 .
Funcţiile nulităţii:
- funcţia preventivă, în sensul că atenţionează părţile asupra necesităţii respectării
condiţiilor de valabilitate a actelor juridice, în caz contrar efectele lor urmând a fi înlăturate;
- funcţia sancţionatorie, ce constă în înlăturarea efectelor actului juridic contrare
prevederilor legale referitoare la încheierea sa valabilă. Astfel, actul juridic poate fi desfiinţat în
totalitate, prin înlăturarea tuturor efectelor sale, sau parţial, prin înlăturarea doar a acelor clauze
neconforme cu prevederile imperative ale legii.
- funcţia de mijloc de garanţie a principiului legalităţii, ce constă în asigurarea respectării
prevederilor legale care reglementează condiţiile de validitate a actelor juridice civile;
- funcţia reparatorie, ce constă în repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea normelor
juridice.
Nulitatea nu trebuie confundată cu alte sancţiuni de drept civil, precum:
- rezoluţiunea, constând în desfiinţarea cu caracter retroactiv a unui contract bilateral cu
executare imediată, la cererea uneia din părţi, pentru neexecutarea culpabilă de către cealaltă
parte a obligaţiilor ce-i revin;
- rezilierea, constând în încetarea pentru viitor a efectelor unui contract bilateral cu
executare succesivă, pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor uneia din părţi;
- revocarea, constând în înlăturarea efectelor unui act juridic, fie datorită ingratitudinii
gratificatului, fie datorită neexecutării culpabile a sarcinii. Termenul de revocare desemnează
uneori şi denunţarea unilaterală a actului juridic sau desfacerea unui contract prin acordul de
voinţă al părţilor.
- caducitatea, constând în lipsirea de efecte a unui act juridic valabil încheiat, datorită
intervenţiei unui eveniment ulterior încheierii sale şi independent de voinţa autorului actului
juridic. Astfel, testamentul devine caduc dacă moştenitorul predecedează testatorului, în situaţia
în care acesta renunţă la moştenire sau în cazul pieirii bunului ce formează obiectul
testamentului.
- inopozabilitatea, constând în lipsa de efecte a unui act juridic faţă de terţele persoane,
datorită nerespectării de către părţi a formelor de publicitate cerute de lege pentru anumite acte
juridice.
- reducţiunea, care intervine în cazul încheierii unor acte juridice cu nerespectarea
interdicţiilor prevăzute de lege pentru ocrotirea intereselor unor persoane sau pentru
reechilibrarea prestaţiilor în cadrul unui contract cu titlu oneros şi comutativ 40 . De exemplu,
reducţiunea liberalităţilor excesive (a donaţiilor făcute de cel care lasă moştenirea) încheiate cu
încălcarea rezervei succesorale şi reducţiunea unei prestaţii pentru leziune.

37
I. Apetrei, op. cit., p. 239.
38
De exemplu, art. 5, art. 839, art. 961, art. 1010 şi art. 1900.
39
De exemplu, Decretul nr. 31/1954 şi Codul familiei.
40
G. Boroi, op. cit., p. 226.

80
6.2. Clasificarea nulităţii

I. În funcţie de natura interesului ocrotit de lege:


a. nulitate absolută, care intervine în cazul încheierii unui act juridic cu nerespectarea
normelor juridice imperative, care ocrotesc interese generale.
Nulitatea absolută este guvernată de următorul regim juridic:
- poate fi invocată de orice persoană interesată, adică de părţile actului juridic, de avânzii-
cauză ai părţilor, de procuror sau chiar din oficiu de instanţa de judecată, în sensul că nulitatea
poate fi propusă numai de persoanele care justifică un interes propriu, nu şi de persoanele absolut
străine de actul juridic încheiat de părţi;
- nulitatea absolută poate fi invocată oricând, fie pe cale de acţiune, fie pe cale de excepţie,
acţiunea în constatarea nulităţii absolute fiind imprescriptibilă;
- nulitatea absolută nu poate fi acoperită prin confirmare de către părţi, nici în mod
expres şi nici în mod tacit. De la regula inadmisibilităţii confirmării unui act juridic nul
absolut legea prevede unele excepţii. Astfel, potrivit art. 20 C. fam., căsătoria încheiată
împotriva dispoziţiilor privitoare la vârsta legală nu va fi declarată nulă, dacă, între timp,
acela dintre soţi care nu avea vârsta cerută pentru căsătorie a împlinit-o ori dacă soţia a
dat naştere unui copil sau a rămas însărcinată.
- pentru a desemna nulitatea absolută, legiuitorul foloseşte termeni precum "nul", "nul de
drept", "nul de plin drept".
Sunt cauze de nulitate absolută următoarele:
- nerespectarea unor incapacităţi speciale de folosinţă a persoanei fizice, prevăzute pentru
ocrotirea unui interes general (ex.: judecătorii, procurorii şi avocaţii nu pot dobândi drepturi
aflate în litigiul care este de competenţa instanţei în a cărei rază teritorială îşi exercită profesia,
sub sancţiunea nulităţii absolute), nerespectarea principiului specialităţii capacităţii de folosinţă
a persoanei juridice 41 ;
- lipsa consimţământului (ex.: cazul erorii-obstacol), a obiectului sau a cauzei actului juridic
civil;
- nevalabilitatea obiectului sau a cauzei, pentru că acestea sunt ilicite sau imorale;
- nerespectarea formei ad validitatem;
- nerespectarea dreptului de preemţiune al statului;
- nerespectarea prevederilor imperative ale legii, a ordinii publice şi a bunelor moravuri;
- fraudarea legii.
b. nulitate relativă, care intervine în cazul încheierii unui act juridic cu nerespectarea
normelor juridice care ocrotesc interese particulare.
Regimul juridic aplicabil nulităţii relative este următorul:
- poate fi invocată de către persoana ocrotită prin norma de drept încălcată la încheierea
actului juridic (ex.: persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă, persoana al cărei consimţământ
a fost viciat), dar şi de reprezentanţii săi legali, de succesorii persoanei ocrotite (cu excepţia
acţiunilor cu caracter strict personal) şi de creditorii chirografari ai acesteia (prin acţiune oblică,
cu excepţia acţiunilor cu caracter personal), de către autoritatea tutelară (se apreciază în doctrină)
şi de către procuror (cu excepţia acţiunilor cu caracter personal).
- nulitatea relativă este prescriptibilă, neputând fi invocată decât în cadrul termenului
general de prescripţie de 3 ani, cu excepţia cazului în care legea prevede un termen de prescripţie
mai scurt (ex.: acţiunea în anularea căsătoriei pentru vicii de consimţământ se prescrie într-un
termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau a vicleniei sau de la încetarea violenţei).
În ce priveşte rezolvarea problemei dacă dreptul de a invoca nulitatea relativă pe cale de
excepţie este sau nu prescriptibil, s-au exprimat opinii diferite în doctrină. Astfel, potrivit unei

41
Conform art.32 alin.2 din Decretul nr.31/1954, "persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care
corespund scopului stabilit prin lege, act de înfiinţare sau statut. Orice act juridic care nu este făcut în vederea
realizării acestui scop este nul".

81
opinii 42 , invocarea nulităţii relative pe cale de excepţie este, de asemenea, supusă prescripţiei
extinctive, iar potrivit unei alte opinii 43 , numai acţiunea în nulitate relativă este prescriptibilă,
nulitatea putând fi oricând invocată pe cale de excepţie.
- nulitatea relativă poate fi acoperită prin confirmare expresă sau tacită, de către persoana
îndreptăţită să ceară anularea actului juridic;
- pentru a desemna nulitatea relativă se folosesc termeni precum "anulabilitate", "anulabil",
"nul relativ".
Sunt cauze de nulitate relativă următoarele:
- nerespectarea prevederilor legale referitoare la capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice
şi a persoanei juridice (ex.: - încheierea unui act juridic de către o persoană incapabilă;
încheierea unui act juridic de administrare lezionar de către minorul cu vârsta cuprinsă între 14-
18 ani, fără încuviinţarea ocrotitorului legal; - încheierea unui act juridic de dispoziţie în lipsa
încuviinţării ocrotitorului legal sau a autorităţii tutelare; - încheierea unui act juridic pentru o
persoană juridică în lipsa sau cu depăşirea puterilor acordate) şi nerespectarea dispoziţiilor
legale referitoare la unele incapacităţi speciale de folosinţă, menite să ocrotească interese
particulare (ex.: tutorele nu poate încheia acte juridice cu persoana aflată sub ocrotirea sa,
mandatarii nu pot achiziţiona bunurile pe care sunt însărcinaţi să le înstrăineze);
- vicierea consimţământului prin eroare, dol, violenţă sau leziune;
- lipsa discernământului, ca element de validitate a consimţământului, în momentul încheierii
actului juridic civil;
- cauza falsă (imaginară) ;
- nesocotirea dreptului de preemţiune.
În concluzie, făcând o comparaţie între regimul juridic al nulităţii absolute şi regimul juridic
al nulităţii relative, este necesar să reţinem următoarele deosebiri:
- nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană interesată, în timp ce nulitatea relativă
poate fi invocată, de regulă, numai de către persoana al cărei interes, protejat de lege prin
sancţiunea nulităţii, a fost nerespectat la încheierea actului juridic;
- nulitatea absolută este imprescriptibilă, în timp ce nulitatea relativă este prescriptibilă;
- nulitatea absolută nu poate fi confirmată, în timp ce nulitatea relativă poate fi acoperită prin
confirmare.
Confirmarea reprezintă actul juridic unilateral prin care persoana îndreptăţită a invoca
nulitatea relativă a actului juridic civil renunţă la acest drept, cu efect retroactiv, actul juridic
afectat de nulitate relativă devenind valabil chiar din momentul în care acesta a fost încheiat.
Aceasta trebuie îndeplinească următoarele condiţii 44 :
- să emane de la persoana îndreptăţită a invoca nulitatea relativă aflată în cunoştinţă de cauză;
- să se producă după încetarea cauzelor care au dat naştere motivului de anulare;
- actul de confirmare trebuie să cuprindă manifestarea de voinţă expresă de a confirma actul
juridic şi să menţioneze cauza de nulitate relativă.
Confirmarea se poate face în mod expres, printr-un înscris, sau în mod tacit, prin acte sau
fapte din care să rezulte intenţia de a confirma actul juridic lovit de nulitate relativă (de pildă,
executarea voluntară a actului juridic anulabil).
În funcţie de întinderea efectelor sale, confirmarea poate fi totală sau parţială.
Cât priveşte efectele confirmării, între părţi confirmarea produce următoarele efecte 45 :
- actul juridic lovit de nulitate relativă este validat, efectele sale fiind consolidate;

42
G. Boroi, op. cit., p. 239.
43
E. Poenaru, Drept civil. Teoria generală. Persoanele, Ed. All Beck, 2002, pp. 22-223.
44
Potrivit art.1190 C.civ., "actul de confirmare sau ratificare a unei obligaţii, în contra căreia legea admite acţiunea
în nulitate, nu este valabil decât atunci când cuprinde obiectul, cauza şi natura obligaţiei şi când face menţiune de
motivul acţiunii în nulitate, precum şi despre intenţia de a repara viciul pe care se întemeia acea acţiune".
45
Petru P. Andrei, I. Apetrei, Drept civil. Partea generală. Persoana fizică, Ed. Ankarom, Iaşi, 1998, pp.141-142.

82
- confirmarea operează cu caracter retroactiv, actul juridic viciat fiind considerat valabil
chiar din momentul încheierii sale;
- confirmarea are caracterul unui act juridic accesoriu, având drept scop întregirea
manifestării de voinţă exprimată în actul juridic principal;
- confirmarea înlătură posibilitatea părţii interesate de a mai invoca nulitatea relativă a
actului juridic;
- confirmarea făcută doar de către una din părţile actului juridic anulabil nu împietează
asupra dreptului celorlalte părţi de a invoca nulitatea relativă;
- în ipoteza în care, în cadrul unui act juridic, una din părţi are mai multe calităţi,
confirmarea pe care ea o face pentru una din aceste calităţi, nu o împiedică să invoce nulitatea în
altă calitate pe care partea respectivă o poate avea în cadrul actului juridic.
În raport cu terţele persoane confirmarea produce următoarele efecte:
- operează numai pentru viitor, nu şi cu caracter retroactiv;
- terţii dobânditori cu titlu particular ai unui bun au dreptul de a cere, pe cale de excepţie,
anularea actului juridic încheiat de autorul lor, confirmarea neputând leza drepturile acestor terţi;
- faţă de succesorii universali, cu titlu universal şi faţă de creditorii chirografari, confirmarea
produce aceleaşi efecte ca şi faţă de părţi, cu excepţia actelor frauduloase, împotriva cărora se
poate promova o acţiune pauliană.
II. În funcţie de întinderea efectelor sale:
a. nulitate totală, care sancţionează în întregime un act juridic, lipsindu-l de efectele în
vederea cărora a fost încheiat;
b. nulitate parţială, care lipseşte un act juridic de o parte din efectele sale, celelalte
efecte menţinându-se.
III. În funcţie de modul de reglementare:
a. nulitatea expresă, prevăzută de lege;
b. nulitatea virtuală, care rezultă din felul de exprimare a legiuitorului (ex.: art. 965 alin.
2 C. civ., din care reiese că sunt nule convenţiile asupra unei succesiuni nedeschise).
IV. În funcţie de felul condiţiilor de valabilitate încălcate la încheierea actului juridic:
a. nulitate de fond, care se aplică în cazul încălcării a unei condiţii de fond la încheierea
actului juridic (capacitate, consimţământ, obiect, cauză);
b. nulitate de formă, care se aplică în cazul nerespectării la încheierea actului juridic a
formei ad validitatem impusă de lege (ex.: art. 813 C. civ. dispune că toate donaţiunile se fac
prin act autentic).
V. În funcţie de modul în care poate fi valorificată:
a. nulitate de drept, care operează de la sine, fără intervenţia instanţei de judecată;
b. nulitate judiciară, care este pronunţată de către instanţa de judecată.
O astfel de clasificare nu mai este acceptată în sistemul nostru de drept, având în vedere că
numai instanţa de judecată poate decide aplicarea nulităţii, dacă la încheierea actului a fost
nerespectată legea.

6.3. Efectele nulităţii

Efectele nulităţii sunt consecinţele juridice care intervin în cazul aplicării nulităţii,
constând în desfiinţarea totală sau parţială a actului juridic încheiat cu nerespectarea legii.
Nulitatea va opera atât pentru trecut, părţile fiind repuse în situaţia anterioară încheierii actului
juridic, cât şi pentru viitor. Indiferent dacă este vorba despre o nulitate absolută sau despre o
nulitate relativă, efectele nulităţii sunt aceleaşi.
A. Între părţi, efectele nulităţii sunt guvernate de următoarele principii:
1. principiul retroactivităţii efectelor nulităţii, potrivit căruia nulitatea operează chiar
din momentul încheierii actului juridic.

83
Principiul cunoaşte şi excepţii, respectiv cazuri în care efectele actului juridic produse până
în momentul anulării lui sunt menţinute, nulitatea producând efecte numai pentru viitor:
- în cazul actelor juridice cu executare succesivă, nulitatea produce efecte numai pentru
viitor, astfel încât prestaţiile efectuate până în momentul declarării nulităţii rămân valabile;
- fructele culese de dobânditorul de bună-credinţă vor fi păstrate;
- soţul care a fost de bună-credinţă la încheierea căsătoriei declarată nulă sau anulabilă,
păstrează până la data când hotărârea instanţei judecătoreşti rămâne definitivă, situaţia unui soţ
dintr-o căsătorie valabilă;
- copiii rezultaţi dintr-o căsătorie declarată nulă îşi păstrează calitatea de copii din căsătorie.
2. principiul repunerii părţilor în situaţia anterioară încheierii actului juridic, în sensul
că părţile sunt obligate să-şi restituie reciproc prestaţiile efectuate (restitutio in integrum).
De la acest principiu există o serie de excepţii, adică situaţii în care părţile nu vor mai trebui
să restituie prestaţiile executate, acestea urmând a fi păstrate integral sau parţial:
- incapabilii (minorii şi interzişii judecătoreşti) vor fi ţinuţi la restituirea prestaţiilor primite în
baza unui act juridic nul doar în măsura în care se dovedeşte că au profitat de ceea ce au primit;
- ipoteza aplicării principiului potrivit căruia nimănui nu-i este îngăduit să se prevaleze de
propria sa imoralitate pentru a obţine în justiţie protecţia unui drept.
B. Referitor la efectele nulităţii faţă de terţi, dacă una dintre părţi a transmis unei alte
persoane drepturi care au fost desfiinţate ca urmare a anulării actului juridic din care s-au
născut, vor fi desfiinţate, pe cale de consecinţă, şi drepturile terţului dobânditor. Aşadar, se
aplică principiul anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului iniţial.
De la acest principiu există şi excepţii, adică situaţii în care actul juridic subsecvent este
menţinut, deşi actul juridic iniţial este anulat:
- cazul încheierii a două acte juridice succesive de înstrăinare a unui bun mobil, actul iniţial
fiind lovit de nulitate. Actul juridic subsecvent va fi menţinut în ipoteza în care subdobânditorul
a fost de bună-credinţă în momentul intrării în posesia bunului (simpla posesie echivalează cu
dobândirea proprietăţii).
- cazul încheierii a două acte juridice succesive având ca obiect un bun imobil, actul iniţial
fiind declarat nul. Actul juridic subsecvent va fi menţinut în ipoteza în care subdobânditorul este
de bună-credinţă şi cu titlu oneros.
- actele juridice subsecvente de conservare şi administrare a unui bun vor fi menţinute.

6.4. Principii de drept care înlătură aplicarea nulităţii

De la regula potrivit căreia ceea ce este nul nu produce nici un efect fac excepţie o serie de
situaţii care justifică menţinerea parţială sau totală a efectelor actului juridic nul:
1. principiul validităţii aparenţei în drept, potrivit căruia, atunci când există o eroare
comună, întemeiată pe o aparenţă de drept şi manifestată în mod public, efectele unui act
juridic nul vor fi păstrate. De exemplu, actul de căsătorie întocmit de o persoană care a
exercitat în mod public atribuţiile de ofiţer de stare civilă este valabil, chiar dacă acea persoană
nu avea această calitate, viitorii soţi necunoscând necompetenţa acestuia.
2. principiul conversiunii actului juridic, adică operaţiunea prin care manifestarea de
voinţă cuprinsă în cadrul unui anumit act juridic nul este considerată în sensul în care
reprezintă un alt act juridic valabil încheiat. Un act juridic nul nu mai produce efectele actului
juridic încheiat, în schimb produce efectele unui alt act juridic, în care primul act se converteşte.
Conversiunea poate opera dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
- între actul juridic nul şi actul juridic în care cel dintâi se converteşte să existe un element
de diferenţiere (natura juridică, conţinutul, efectele sau forma);
- actul juridic iniţial să fie anulat efectiv şi total printr-o hotărâre judecătorească rămasă
definitivă şi irevocabilă;

84
- actul juridic în care urmează a se converti actul juridic nul să îndeplinească condiţiile de
valabilitate pentru categoria de acte juridice din care face parte, iar condiţiile respective să se
regăsească în actul juridic declarat nul;
- din manifestarea de voinţă a părţilor cuprinsă în actul juridic iniţial să nu rezulte
imposibilitatea conversiunii.
Conversiunea presupune existenţa a două elemente:
- un element obiectiv, ce constă în faptul că actul juridic nou, în care se converteşte actul
juridic iniţial, îndeplineşte toate condiţiile de validitate de fond şi de formă cerute de lege;
- un element subiectiv, ce constă în manifestarea de voinţă a părţilor favorabilă conversiunii.
Conversiunea poate opera în următoarele cazuri:
- contractului nul ca vânzare-cumpărare este valabil ca antecontract de vânzare-cumpărare;
- actul nul de înstrăinare a unui bun din masa succesorală de către moştenitor este valabil ca
act de acceptare a succesiunii;
- testamentul autentic sau mistic nul pentru vicii de formă este valabil ca testament olograf;
- înscrisul autentic nul este valabil ca înscris sub semnătură privată;
- înscrisul sub semnătură privată nul este valabil ca început de dovadă scrisă.
3. principiul răspunderii civile delictuale, consacrat în art. 998 C. civ., conform căruia
orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu obligă pe acela din a cărui greşeală
s-a ocazionat, a-l repara.
Este cazul celui culpabil de cauza de nulitate, care invocă desfiinţarea actului juridic,
deşi cealaltă parte ar fi păgubită prin anularea actului. Având în vedere că prejudiciul este cauzat
tocmai de anularea actului juridic, soluţia cea mai adecvată de acoperire a acestuia este chiar
înlăturarea nulităţii şi menţinerea actului juridic lovit de nulitate.
Această excepţie se referă la minorul care în momentul încheierii unui act juridic săvârşeşte
un delict civil, de exemplu induce în eroare cealaltă parte, determinând-o să creadă că este major.
În această ipoteză, minorul nu poate cere anularea actului juridic, deoarece cealaltă parte ar suferi
o pagubă. Modalitatea cea mai potrivită de reparare a prejudiciului este tocmai menţinerea
actului juridic afectat de nulitate.

Bibliografie:

1. 1. Boroi G., Drept Civil. Partea generală.Persoanele, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008,
ediţia a III-a revizuită şi adăugită;
2. Beleiu Gh., Drept civil român, Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ed.
Universul juridic, Bucureşti, ediţia a XI-a revizuită şi adăugită, 2007;
3. Ungureanu O., Drept civil. Introducere, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
4. Apetrei I., Drept civil.Partea generală, Editura Venus, Iaşi, 2005;
5. Poenaru E., Drept civil. Teoria generală. Persoanele, Ed. All Beck, Bucureşti, 2002;
6. Răuschi Şt., ş.a., Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, Ed.
Junimea, Iaşi, 2000;
7. Andrei Petru P., Apetrei I., Drept civil. Partea generală. Persoana fizică, Ed. Ankarom,
Iaşi, 1998;
8. Dogaru I., Elementele dreptului civil, Ed. Şansa, Bucureşti, 1998;
9. Lupan E., Introducere în dreptul civil, Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 1998;
10. Pop T., Drept civil român. Teoria generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993;
11. Cosmovici P.M., Introducere în dreptul civil, Ed. All Beck, Bucureşti, 1993;
12. Ionaşcu T., Tratat de drept civil, Partea generală, vol. I, Ed. Academiei, 1967.
13. Codul civil din 1864, actualizat până în 1997.

85
Întrebări de evaluare:

1. Definiţi faptul juridic.


2. Prezentaţi clasificarea faptelor juridice în funcţie de originea lor.
3. Căsătoria este un fapt juridic sau un act juridic?
4. Definiţi actul juridic civil.
5. Enumeraţi condiţiile de valabilitate ale actului juridic civil.
6. Definiţi reprezentarea.
7. Prezentaţi condiţiile reprezentării.
8. Daţi exemple de reprezentare legală.
9. Definiţi reprezentarea convenţională şi cea judiciară.
10. Prezentaţi efectele reprezentării.
11. Prezentaţi etapele formării voinţei juridice.
12. Enumeraţi principiile voinţei juridice.
13. Definiţi consimţământul.
14. Prezentaţi condiţiile de valabilitate ale consimţământului.
15. Definiţi eroarea-obstacol şi prezentaţi formele sale. Care este sancţiunea aplicabilă
actului juridic civil încheiat în prezenţa erorii-obstacol?
16. Eroarea-obstacol reprezintă un viciu de consimţământ sau o lipsă a consimţământului?
17. Definiţi viciile de consimţământ. Care este sancţiunea aplicabilă actului juridic civil
încheiat în prezenţa viciilor de consimţământ? Cum se face dovada viciilor de
consimţământ?
18. Definiţi eroarea – viciu de consimţământ şi prezentaţi formele sale.
19. Prezentaţi condiţiile de valabilitate ale erorii - viciu de consimţământ.
20. Eroarea uşoară este sau nu un viciu de consimţământ? Aceasta atrage sau nu nulitatea
actului juridic civil?
21. Eroarea de drept este sau nu un viciu de consimţământ?
22. Definiţi dolul – viciu de consimţământ. Prezentaţi elementele sale şi condiţiile de
valabilitate ale acestuia.
23. Ce înseamnă un dol prin reticenţă?
24. Ce înseamnă un dol sub forma sugestiei şi a captaţiei?
25. Definiţi violenţa – viciu de consimţământ. Prezentaţi elementele sale şi condiţiile de
valabilitate ale acesteia.
26. Prezentaţi formele violenţei.
27. Violenţa legitimă este sau nu un viciu de consimţământ?
28. Definiţi leziunea – viciu de consimţământ. Prezentaţi elementele sale şi condiţiile de
valabilitate ale acesteia.
29. Ce categorie de persoane poate invoca leziunea ca viciu de consimţământ?
30. Definiţi obiectul actului juridic civil.
31. Prezentaţi condiţiile generale şi cele speciale de valabilitate ale obiectului actului juridic
civil.
32. Ce înţelegeţi prin convenţia de porte-fort?
33. Definiţi cauza actului juridic civil. Prezentaţi elementele sale şi condiţiile de valabilitate
ale acesteia.
34. Cum se realizează proba cauzei actului juridic civil?
35. Definiţi forma actului juridic civil.
36. Ce înţelegeţi prin principiul consensualismului? Care sunt excepţiile de la acest
principiu? Care dintre aceste excepţii constituie o condiţie de validitate a actului juridic
civil?
37. Definiţi forma ad validitatem şi daţi exemple concrete. Ce sancţiune intervine în cazul
nerespectării acesteia?

86
38. Definiţi forma ad probationem şi daţi exemple concrete. Ce sancţiune intervine în cazul
nerespectării acesteia?
39. Definiţi forma cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi şi daţi exemple concrete. Ce
sancţiune intervine în cazul nerespectării acesteia?
40. Definiţi actul juridic unilateral, actul juridic bilateral şi actul juridic multilateral. În ce
constă importanţa acestei clasificări?
41. Daţi un exemplu de act juridic multilateral.
42. Noţiunea de parte este sau nu acelaşi lucru cu noţiunea de persoană?
43. Definiţi actul juridic consensual şi actul juridic solemn. În ce constă importanţa acestei
clasificări?
44. Care este regula în materia încheierii actelor juridice: actul juridic consensual sau actul
juridic solemn?
45. Daţi un exemplu de act juridic declarativ de drepturi.
46. Prezentaţi clasificarea actelor juridice în funcţie de scopul urmărit de părţi la încheierea
lor. În ce constă importanţa acestei clasificări?
47. Daţi exemple de liberalităţi şi exemple de acte dezinteresate.
48. Daţi exemple de acte juridice de conservare, acte juridice de administrare şi acte juridice
de dispoziţie. În ce constă importanţa acestei clasificări?
49. Daţi exemple de acte juridice cu executare imediată şi de acte juridice cu executare
succesivă. În ce constă importanţa acestei clasificări?
50. Daţi exemple de acte juridice pentru cauză de moarte.
51. Daţi exemple de acte juridice accesorii. În ce constă importanţa clasificării în acte
juridice principale şi acte juridice accesorii?
52. În ce constă importanţa clasificării actelor juridice în general?
53. Definiţi modalităţile actului juridic civil.
54. Definiţi termenul.
55. Termenul produce efecte numai pentru viitor sau atât pentru viitor, cât şi retroactiv?
56. Termenul afectează existenţa actului juridic sau doar efectele acestuia?
57. Definiţi termenul neprecis şi daţi un exemplu de astfel de termen.
58. Explicaţi noţiunea de termen judiciar.
59. În ce constă diferenţa dintre termenul suspensiv şi cel extinctiv?
60. Care sunt efectele termenului suspensiv anterior scadenţei sale şi posterior acesteia?
61. Explicaţi noţiunea de tacită reconducţie.
62. Definiţi condiţia.
63. Condiţia produce efecte numai pentru viitor sau atât pentru viitor, cât şi retroactiv?
64. Condiţia afectează existenţa actului juridic sau doar efectele acestuia?
65. În ce constă diferenţa dintre condiţia suspensivă şi cea rezolutorie?
66. Care sunt efectele condiţiei suspensive anterior îndeplinirii sale şi posterior acesteia?
67. Care sunt excepţiile de la retroactivitatea condiţiei suspensive?
68. Care este diferenţa dintre condiţia potestativă pură şi cea potestativă simplă?
69. Daţi un exemplu de condiţie cazuală şi un exemplu de condiţie mixtă.
70. Definiţi sarcina.
71. Sarcina poate apărea în orice act juridic sau numai în cazul liberalităţilor?
72. Clasificaţi sarcina în funcţie de beneficiarul acesteia.
73. Daţi un exemplu de sarcină în favoarea gratificatului.
74. Definiţi efectele actului juridic civil.
75. Explicaţi principiul relativităţii efectelor actului juridic civil.
76. Terţii sunt a treia parte din actul juridic civil sau persoane străine de actul juridic?
77. Definiţi avânzii-cauză şi prezentaţi categoriile lor.
78. Ce poziţie au creditorii chirografari în tabloul creditorilor? Ei culeg creanţele lor înaintea
sau la sfârşitul celorlalţi creditori privilegiaţi, ipotecari şi gajişti?

87
79. Ce acţiuni au la dispoziţie creditorii chirografari pentru apărarea drepturilor lor faţă de
debitor?
80. Definiţi stipulaţia pentru altul şi daţi un exemplu în acest sens.
81. Ce înseamnă simulaţia?
82. Definiţi convenţia de porte-fort.
83. Ce sunt acţiunile directe?
84. Explicaţi principiul forţei obligatorii a actului juridic civil.
85. Prezentaţi excepţiile de la principiul forţei obligatorii a actului juridic civil.
86. Explicaţi principiul irevocabilităţii actului juridic civil.
87. Contractul de madat poate fi sau nu revocat în mod unilateral?
88. Testamentul poate fi revocat?
89. Contractul de donaţie poate fi sau nu revocat în mod unilateral, de regulă?
90. Definiţi nulitatea actului juridic civil.
91. Clasificati nulitatea în funcţie de diferite criterii.
92. Prezentaţi deosebirile dintre nulitatea absolută şi nulitatea relativă din punctul de vedere
al regimului juridic aplicabil.
93. Prezentaţi cazuri de nulitate absolută şi cazuri de nulitate relativă.
94. Care este deosebirea dintre nulitatea relativă şi nulitatea parţială?
95. Confirmarea se aplică doar în cazul nulităţii relative sau şi în cazul nulităţii absolute?
96. În acest moment, mai este aplicabilă clasificarea nulităţii în nulitate de drept şi nulitatea
judiciară?
97. Care sunt principiile ce guvernează efectele nulităţii?
98. Prezentaţi excepţii de la fiecare dintre cele trei pricipii care guvernează efectele nulităţii.
99. Care sunt principiile ce înlătură nulitatea?
100. Daţi exemple de aplicare a principiului conversiunii actului juridic civil.

88

S-ar putea să vă placă și