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CAPÍTULO I
Para los efectos de adentrarnos al estudio del derecho civil es importante tener
presente que el derecho en general busca resolver los conflictos entre los hombres, para
lo cual usa como herramienta las normas a través de las cuales regula la vida del hombre
en sociedad. En efecto, de las distintas clases de normas que existen va a depender la
existencia de los distintos ordenamientos que conforman el universo formativo.
Cabe tener presente, que antes de analizar el ordenamiento jurídico, antes de tener
una noción clara de lo que es una norma en general y especialmente la norma jurídica,
debemos intentar comprender aunque sea difícil, que es el derecho, para posteriormente
comprender que es el derecho civil.
En primer término, tengamos presente que el hombre es un ser social, y lo que hace
el derecho es cumplir con una función ordenadora de la vida del hombre en sociedad.
Por lo mismo es que tal es la importancia que el derecho ha tenido, tiene y tendrá para el
hombre que de su estudio se han preocupado los más grandes filósofos de la historia, los
cuales han definido el derecho de diversas maneras, lo que deja claro que atribuirle una
definición única es imposible dando con ello nacimiento a múltiples acepciones.
San Agustín: El derecho es un instrumento para lograr el orden social necesario para
que el hombre logre sus objetivos.
Manuel Martín Fornoza: Derecho es el orden concebido como una aproximación
creciente a la justicia, cuya realización se pretende mediante normas coercitivas y
destinadas a regular la organización de la sociedad, las relaciones inter-individuales y
las agrupaciones sociales.
Roberto de Ruggiero: El derecho es norma de las acciones humanas, de la vida social,
establecida por una organización soberana impuesta coercitivamente a la observancia de
todos.
Si bien la palabra "Derecho" tiene muchos significados, muchas acepciones,
nosotros sólo nos debemos interesar en dos significados, uno de ellos es el objetivo que
equivale hablar de norma, y otro subjetivo que corresponde al de Poder o facultad. Por
ello es que es necesario tener presente que cuando empleamos la palabra "Derecho"
atribuyéndole a el un calificativo determinado lo estamos haciendo en un sentido
subjetivo, por el contrario, cuando empleamos la palabra "Derecho" sin atribuirle
calificativo alguno lo estamos haciendo en sentido objetivo, vale decir, el de NORMA.
Así por ejemplo podemos señalar que empleamos la palabra derecho en sentido objetivo
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cuando decimos "la vida del hombre está penetrada y gobernada por el derecho, del
nacimiento a la muerte".
Es indispensable manejar alguna definición de “Derecho”, por ello la que nos parece
más satisfactoria es la siguiente:
- Derecho civil
Privado - Derecho comercial
- Derecho industrial
- Derecho agrícola
2.a. Derecho nacional: Éste es el que rige en un Estado determinado, esto es, una
sociedad políticamente organizada en un territorio propio, dotada de un poder
soberano y que persigue el bien común.
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1. Derecho político: Esta formado por un conjunto de normas jurídicas de carácter fundamental, que
organizan una unidad social de vida política.
2. Derecho Constitucional: Es aquel que regula la organización fundamental y los poderes públicos del
Estado y determina sus respectivas atribuciones.
3. Derecho Administrativo: Es aquella rama del derecho público que regula el funcionamiento de
diversos servicios públicos, y las relaciones de éstos con los particulares.
4. Derecho Penal: Es el conjunto de normas jurídicas que determinan el delito y la pena aplicable al
delincuente.
5. Derecho Procesal: Es el conjunto de normas jurídicas relativas a la función jurisdiccional del
Estado, ha sido conceptualizado como un derecho adjetivo que sigue la suerte del Derecho
sustantivo, y así distinguimos un Derecho procesal civil, un Derecho procesal penal, un Derecho
procesal administrativo y un Derecho procesal del trabajo.
6. Derecho tributario: Es aquella rama perteneciente al derecho financiero, que se encarga del estudio
de los diferentes ingresos que se obtienen para la consecución de los fines públicos y a través del
ejercicio de la facultad de imperio (establecer tributos).
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1. Derecho político.
2. Derecho Constitucional.
3. Derecho administrativo.
4. Derecho procesal.
5. Derecho penal.
6. Derecho tributario.
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2.b. Derecho internacional: Es el que rige las relaciones de Estado a Estado, o las
relaciones de los particulares de una Nación con los particulares de otra
Nación.
Cabe tener presente que el derecho internacional también se puede
clasificar en Público y en Privado. En efecto, el derecho internacional público
es aquel que rige las relaciones entre los Estados, a su vez el derecho
internacional privado es aquel que rige las relaciones que se dan entre un
Estado con los particulares como también regula las relaciones que se dan entre
los nacionales y extranjeros de un país.
Sin duda el derecho internacional privado viene a solucionar problemas
que se dan como consecuencia de la globalización del mundo, como por
ejemplo determinar la legislación aplicable a una situación jurídica
determinada como cuando dos o más legislaciones se creen competentes para
resolver un determinado conflicto jurídico.
2.a. Introducción:
Sin embargo, tampoco es bueno ser tan extremo, y dejar a la absoluta ignorancia la
comprensión de las normas sociales o bien las normas morales, por ello es que
esbozaremos brevemente el alcance que tiene cada una de ellas.
¿En qué consiste las normas sociales o bien llamadas normas de trato social?
R- Las normas sociales comparten algunos caracteres con las normas jurídicas y
morales. Son las normas de cortesía, compañerismo, afectan el actuar externo del
hombre y no son obligatorias, pero su incumplimiento segrega al hombre de la sociedad.
Las normas sociales son preceptos que regulan el diario vivir, luego, su total ignorancia
haría imposible la convivencia humana.
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¿En que caso la ley de grado inferior está en pugna con la de grado superior?
R- Cuando sobre la misma materia de que ésta trata dispone algo contradictorio, o algo
más amplio o más restringido. Supóngase que una ley otorgue determinados beneficios
a los pequeños agricultores y defina, para los efectos que ella considera, que se entiende
por pequeño agricultor; ahora bien, el reglamento de dicha ley no podría contener
disposición alguna que envolviera la ampliación o restricción del concepto precisado
por ésta, pues la ley es norma de rango superior al reglamento. Dicho reglamento por no
ajustarse a la ley que está llamado a ejecutar, sería ilegal.
Ahora bien, cuando una ley vulnera un precepto constitucional, en contra de aquella
ley se puede interponer el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley
ante el Tribunal Constitucional, y no ante la Corte Suprema como era antes, gracias a la
reforma constitucional de 2005.
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ambos casos en razón del valor implicado en la línea o criterio, aunque no siempre
conocido por el que sigue a la norma.
No cabe duda que las normas enuncian lo que "debe ser" y singularmente, el
comportamiento de un individuo de determinada manera, gobiernan toda la actividad
humana. Hay normas morales, estéticas, de trato social, religiosas y normas jurídicas.
Concepto: La norma jurídica es una prescripción obligatoria de conducta que con miras
a la realización de ciertos fines que se consideran deseables, impone deberes a
determinados sujetos sobre quienes al no observarse tales deberes, debe hacerse efectivo
un castigo o sanción.
En primer término, tengamos presente que los hombres no solo están regidos por
normas jurídicas, también están regidos por normas sociales, religiosas, etc. Por ello es
que se hace necesario señalar los caracteres de la norma jurídica, que nos ayudará a
determinar los rasgos particulares que la distingue del resto de las normas por las cuales
se rigen los hombres.
2. Imperatividad: Esto quiere decir que la norma jurídica manda, ordena en forma
perentoria, determinante, es un verdadero mandato, por lo que no constituye un
ruego, no sugiere, ni aconseja. Tal es la importancia de lo dicho precedentemente,
que si un cuerpo legal contiene una declaración que no constituye un mandato, será
sólo una manifestación de creencias y no una norma jurídica.
Por su parte, es importante señalar que esta orden o mandato que hace que la
norma jurídica sea imperativa, va dirigida a los miembros de la comunidad, los
cuales están obligados a acatar este mandato, sea porque les conviene o por temor a
la sanción que conlleva la violación o desobediencia de dicha orden.
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5. Generalidad: La norma jurídica es general, vale decir, que se dirigen a todos los
miembros de la comunidad que, durante el tiempo de su vigencia, encajen en las
hipótesis por ellas previstas. Por lo que no se refiere a un caso en particular.
6. Abstracta: Este carácter es consecuencia del hecho de ser general. Que la norma
jurídica sea abstracta quiere decir que no prevé casos concretos, sino situaciones-
tipo. Eje. "Si el deudor no cumple con su obligación, el acreedor podrá exigir su
cumplimiento forzado”.
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Hay diversos puntos de vista a través de los cuales se pueden clasificar las normas
jurídicas, sin embargo, la más importante es la siguiente.
1) Primera clasificación:
Norma jurídica de derecho público y derecho privado v/s norma jurídica de orden
público y de orden privado:
Atendiendo así las normas jurídicas pueden o no ser modificadas, o sustituidas por
los sujetos de la relación, se clasifican en normas jurídicas de orden público y orden
privado.
Antes de comenzar con el análisis particular de cada una de ellas, es necesario tener
presente que no es lo mismo "las normas de derecho público y derecho privado" con las
normas que están siendo objeto de nuestro análisis. Por lo mismo, es que haremos
alusión a las normas de derecho público y derecho privado para que así quede claro la
diferencia que existe con las normas de orden público y privado.
2. Normas de Derecho Privado: Son las que gobiernan las relaciones de los
particulares, entre sí, o la de estos con el Estado, o los demás entes políticos en
cuanto no actúan como poder público o soberano, sino si fueran particulares o,
por fin, las relaciones de estos mismo entes políticos entre sí, en cuanto obran
como si fueran como particulares, y no como poder político o soberano. Las
normas de derecho privado consideran que las relaciones se establecen entre
sujetos que intervienen en un plano de igualdad, y ninguno de ellos como
entidad soberana.
Así por ejemplo, si el Estado expropia un bien a un particular, actúa
como poder público, y la norma que rige ese acto es de derecho público; pero si
el Estado compra o arrienda un bien a un particular o a una municipalidad, la
norma que gobierna las relaciones será de derecho privado.
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1. Normas de orden público: Son aquellas que, para los supuestos que
consideran, impone necesariamente su propia regulación, sin permitir a los
particulares prescindir de ella, por lo que en sus relaciones los sujetos deben
ceñirse ineludiblemente a la norma, no pudiendo modificarlas ni sustituirlas por
otra norma de su creación.
Esta norma claramente se impone sobre la voluntad de los particulares,
por lo mismo es que los particulares no pueden renunciar a ellas.
Sin duda que las normas de orden público son muy importantes, en
efecto, lo que sucede es que envuelven un predominante interés colectivo, y por
ende, es lógico que sean el patrón común y uniforme de todas las relaciones a
que ellas se refieren, y que no se alteren por la voluntad de las partes.
2. Normas de orden privado: Son las que en sus relaciones, las partes pueden
modificar o sustituirlas enteramente por otras, elaboradas por ellas mismas.
Como ejemplo de norma de orden privado es la que determina que los
gastos que ocasiona el pago de una obligación sean de cuenta del deudor; pero
las partes, como no hay comprometido ningún interés social, o de terceros,
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pueden dejar de lado esta regla, y convenir que dichos gastos sean solventados,
por el acreedor o simplemente a medias.
Cabe tener presente que las normas de orden privado sólo las podemos
encontrar en el mundo del derecho privado, y nunca en el mundo del derecho
público, sin embargo esto no significa que las todas las normas de derecho
privado sean de orden privado, por el contrario, hay muchas normas de derecho
privado que son de orden público.
2) Segunda clasificación:
1. Normas imperativas (preceptivas): Son las que mandan a hacer algo, imponen una
acción, ordenan realizar una conducta como por ejemplo la de pagar impuestos, o
hacer el servicio militar.
¿Cuál es la sanción que impone la ley en el caso de infracción de este tipo de
normas?
R- Antes de responder la pregunta formulada precedentemente debemos señalar que
estas normas se infringe cuando el sujeto no realiza la conducta ordenada por la
norma. En este caso la ley establece una sanción, el cual dependerá del tipo de
norma imperativa de que se trate. (Esto lo analizaremos más adelante a propósito de
la teoría de la ley, específicamente en la clasificación que haremos de ley
imperativa, prohibitiva y permisiva).
2. Normas prohibitivas: Son aquellas normas que mandan no hacer algo, es decir,
imponen un deber de abstención u omisión, como por ejemplo cuando la ley
prohíbe la compraventa entre cónyuges no separados judicialmente.
¿Cuál es la sanción que establece la ley por infringir una norma prohibitiva?
R- Esta norma se infringe cuando el sujeto obligado por la norma realiza la
conducta que la norma prohíbe.
En este caso la ley sanciona el acto con nulidad absoluta.
3. Normas permisivas: Son aquellas normas que permiten hacer o no hacer algo, vale
decir, que permiten realizar una conducta.
¿Cuándo se infringe una norma permisiva?
R- En este caso la norma se infringe cuando se incurre en una conducta que impide
realizar lo que la norma permite.
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La definición dice que este tipo de normas permite hacer o no hacer algo, cuando
la norma permite hacer algo es como le estuviera dando permiso al sujeto, por lo
que necesariamente estaríamos en presencia de una acción.
Eje. Cuando se le da al legatario la facultad de elegir a su arbitrio entre varias cosas
la cosa legada. En este caso el deudor de la cosa legada se encuentra en el
imperativo de dejar elegir la cosa al legatario.
Sin embargo al permitir la norma no hacer algo le está dando al sujeto un
permiso de omisión. Así por ejemplo, la ley del transito autoriza a los vehículos de
emergencia como ambulancias o a los carros de bomberos para omitir ciertas
normas del transito, como la de estacionarse en sitios que están prohibidos o bien
cruzar con luz roja, etc.
¿Cuál es la sanción que establece la ley para el caso de infracción de este tipo de
normas?
R- La indemnización de perjuicios.
4. Normas de inoponibilidad: Son aquellas que pese a ser válidas no puede afectar a
terceros.
3) Tercera clasificación:
4) Cuarta clasificación:
1. Normas de derecho común: Son las dictadas para la totalidad de las personas, la
totalidad de las cosas o la totalidad de las relaciones jurídicas.
Debemos tener presente que las normas de derecho común suplen los vacíos de
las de derecho especial.
2. Normas de derecho especial: Son las dictadas para una determinada clase de
personas, cosas o relaciones jurídicas. Eje. El código de comercio es para el código
civil una norma especial, de ahí que los casos no resueltos por el código de
comercio se rijan por las normas del código civil.
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¿Qué pasa si es la norma de derecho común la que tiene vacíos, pueden las normas
de derecho especial suplir esos vacíos?
R- NO.
Un tema importante a propósito de esta materia dice relación con la analogía.
Esta institución consiste en que frente a un determinado caso el cual no se
encuentra previsto por la norma que naturalmente le corresponde, con el objeto de
resolverlo le aplicamos otra norma que resuelve un caso semejante, a ello se
conoce con el nombre de analogía.
A propósito de la materia que estamos analizando debemos tener presente que la
analogía procede tanto para normas de derecho común como especial, sin embargo,
hay que dejar claro que tratándose de normas generales la aplicación analógica
puede hacerse en todo el ámbito en que imperan. Incluso cuando pasan a integrar el
derecho especial por los vacíos de éste.
Sin embargo no ocurre lo mismo tratándose de normas especiales, las cuales sólo
pueden ser aplicadas por analogía dentro de los confines de la materia
específicamente regulada, por Eje. Una norma relativa al transporte aéreo podrá ser
aplicada por analogía, a un caso no previsto por la misma legislación de transporte
aéreo, pero no podrá ser aplicada analógicamente a un caso no previsto por la
legislación de transporte marítimo o terrestre.
3.a. Introducción:
Dentro del derecho privado el derecho civil aparece como la parte más importante y
fundamental y capital del derecho privado. Es el derecho privado por excelencia.
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Variadas son las definiciones que se han dado del derecho civil y que
frecuentemente se manejan a nivel doctrinario, algunos ejemplos de ello son las
siguientes definiciones:
Concepto de derecho civil: El derecho civil es la parte o rama del derecho privado que
regula las situaciones o relaciones más ordinarias y frecuentes de la vida de los
individuos en sociedad, en lo que concierne a su personalidad, familia y patrimonio y
que no se encuentren regidas por otras disciplinas del derecho.
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2. Fuentes formales del derecho: Son los modos o formas concretas en que se
manifiestan las normas de un ordenamiento jurídico dado. Se habla de fuentes
formales porque están expresadas o referidas en una formula Eje. Ley, costumbre,
etc.
Sin perjuicio de lo dicho anteriormente debemos tener presente que más que
hablar de fuente, aquí nos referimos a la idea de continente o modos de creación de
las normas jurídicas. Podríamos decir que las fuentes formales es la manera en que
las fuentes materiales se transforman en normas jurídicas, es decir, son los modos
por los cuales los contenidos materiales alcanzan una concreta formulación positiva.
Es el conjunto de modos que constituyen, en virtud de disponerlo así el propio
ordenamiento jurídico, los medios capaces de crear normas.
En conclusión, si bien las fuentes del derecho se clasifican en materiales y
formales, debemos tener presente que las fuentes materiales son infinitas, por lo que
en definitiva cuando hablemos de fuentes del derecho necesariamente debemos
pensar en las fuentes formales y será a propósito de este tipo de fuentes donde
debemos analizarlas.
Estas son en definitiva las fuentes formales del derecho, constituyendo las fuentes
formales del derecho en general, del derecho privado y del derecho civil.
1) La ley:
2) La costumbre jurídica:
a. Definición:
2. Elemento interno, espiritual o subjetivo: Está fundado por la convicción por parte
de los miembros de la comunidad de la necesidad jurídica de aquella regla y, por
ende, de su obligatoriedad.
b. Clasificación de la costumbre:
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3. Costumbre contra ley, fuera de la ley y según la ley: Esto es según la relación
que tenga la costumbre para con la ley.
b) Costumbre fuera de la ley: Es aquella que rige una materia o asunto sobre la
cual no hay normas legislativas, vale decir, que se utiliza para llenar vacíos o
lagunas de la ley.
La costumbre fuera de ley está constituida por normas consuetudinarias que
no se oponen a sus similares del derecho legislado, sino por el contrario versan
sobre materias no reguladas por este último.
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R.- A pesar de que la costumbre en los casos en que la ley la llama a regir se convierte
en una norma jurídica, necesita de todas maneras ser probada ante los tribunales de
justicia, porque, al revés de lo que ocurre con la ley, ninguna autoridad pública atestigua
oficialmente su existencia. En materia civil, cualquier medio idóneo para demostrar la
costumbre es aceptable, vale decir, todos los medios de prueba que establece el derecho;
instrumentos públicos o privados, testigos, etc. Sin embargo, esta situación no se da en
materia comercial, puesto que el código de comercio en su Art. 5º señala taxativamente
los medios de prueba que se requieren para probar la costumbre, siendo estos los
siguientes:
Semejanzas
La ley y la costumbre jurídica coinciden en que ambas son fuentes formales del derecho, si
embargo, aun cuando las normas de la ley son escritas constituyendo el derecho legislado,
las normas que provienen de la costumbre no son escritas y constituyen el derecho
consuetudinario.
Diferencias
Ley Costumbre
La ley se forma mediante un procedimiento La costumbre jurídica se genera de un modo
establecido por al Constitución Política y que espontáneo y no formalizable, a partir de la
consta de diferentes etapas que van desde la reiteración que los sujetos hacen de una
iniciativa hasta la publicación. determinada conducta.
La ley es una fuente formal heterónoma. La costumbre jurídica es una fuente
autónoma.
El tiempo de formación de una ley es cierto y El proceso de formación de la costumbre
determinado, de modo que su fecha de jurídica es lento por lo que determinar el
entrada en vigencia queda siempre momento de su entrada en vigencia es de
claramente establecida. algún modo incierto.
El punto de término de la vigencia de la ley El término de vigencia de una costumbre
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Todo lo dicho no se opone a que un simple uso no pueda ser el germen de una
costumbre.
3) La jurisprudencia:
a. Definición y análisis:
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fuerza moral que tiene la sentencia pronunciado por el máximo tribunal de la República,
en especial cuando se trata de resolver casos jurídicos conflictivos o dudosos.
La importancia de la jurisprudencia es mayor en las normas materiales o sustantivas
civiles, porque cuando no hay ley que resuelva el conflicto se puede recurrir a los
principios de la equidad y crear con ello una norma jurídica la cual puede seguir
respetándose en el tiempo por los tribunales, hasta que llegue el día en que el legislador
la convierta en ley.
b. ¿Por qué se estudia la jurisprudencia dentro de lo que son las fuentes formales
del derecho?
R- Sencillamente porque si observamos el Art. 3 inc. 2° del C.C. desde otro punto de
vista podemos observar que esta disposición ratifica de cierto modo que la jurisprudencia
es fuente formal del derecho. En efecto, al decir esa disposición que las sentencias
judiciales "no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se
pronunciaren", está privando a los fallos judiciales de obligatoriedad jurídica general,
pero, a la vez, está admitiendo que respecto de las causas en que actualmente se
pronunciaren las sentencias judiciales sí tienen fuerza obligatoria, lo cual viene a
confirmar el carácter normativo que tiene siempre la sentencia judicial respecto del caso
que se pronuncia.
Se han definido tradicionalmente como las pautas o directrices que informan a todo
el ordenamiento jurídico.
Ahora bien, algunos no ven en los principios generales del derecho una real fuente
formal del derecho, otros en cambio sí, y la verdad es que cada ordenamiento jurídico en
particular determinará si les otorga o no el carácter de fuente formal del derecho.
Este principio se asienta en el Art. 1545 del C.C. que sostiene que “Todo
contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”. Manifestándose
de varias maneras:
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Art. 1567 C.C. “Toda obligación puede extinguirse por una convención en que
las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo,
consienten en darla por nula".
3) La Facultad de los particulares para renunciar a los derechos tal como lo señala
el Art. 12 C.C. “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con
tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida
su renuncia”.
4) En el Art. 1560 C.C. que se refiere a la interpretación de los contratos nos señala
que prevalece la voluntad de los contratantes por sobre lo expresado
literalmente. “Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse
a ella más que a lo literal de las palabras”.
5) En virtud de este principio, surgen las normas “declarativas o supletorias de la
voluntad de las partes”, ejemplo de ello lo podemos encontrar en el Art. 1829,
1830, 1840 C.C.
Art. 1829 C.C. “La venta de una vaca, yegua u otra hembra comprende
naturalmente la del hijo que lleva en el vientre o que amamanta; pero no
la del que puede pacer y alimentarse por sí solo”.
Art. 1830 C.C. “En la venta de una finca se comprenden naturalmente
todos los accesorios, que según los artículos 570 y siguientes se reputan
inmuebles”.
Art. 1840 C.C. “La acción de saneamiento es indivisible. Puede por
consiguiente intentarse insólidum contra cualquiera de los herederos del
vendedor".
Pero desde que a la obligación de amparar al comprador en la
posesión, sucede la de indemnizarle en dinero, se divide la acción; y
cada heredero es responsable solamente a prorrata de su cuota
hereditaria.
La misma regla se aplica a los vendedores que por un solo acto de
venta hayan enajenado la cosa”.
Primera Postura: Los que adhieren a esta postura postulan a la existencia de dos
tipos de buena fe, una subjetiva que dice relación con el fuero interno del sujeto) y
otra objetiva (que dice relación con lo que se desprende de los hechos ejecutados).
La primera se circunscribe a la posesión y la segunda a los contratos.
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Ejemplos del ámbito de aplicación del principio del enriquecimiento sin causa o
ilegitimo:
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No es más grave la figura del delito civil que la del cuasidelito civil, porque
la medida de responsabilidad es la extensión del daño.
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El contenido del derecho civil está dado por las reglas sobre las instituciones
fundamentales del derecho privado que se refieren a todas las personas, sin distinción de
su condición social, profesión, etc. Estas instituciones son la personalidad, la familia y
el patrimonio.
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4) Derechos de sucesión por causa de muerte: Estas normas lo que hacen es regular
la transmisión del patrimonio (bienes, derechos y obligaciones transmisibles) como
consecuencia de la muerte de una persona.
4. De la codificación:
"Código Civil"
Cabe tener presente, que en una recopilación de leyes cada ley conserva su propia
unidad, en cambio en la codificación se conserva "una unidad".
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Y la comisión estaba autorizada para pedir al gobierno y a los tribunales y juzgados los
informes de cualquier punto legal, todo ello según así les pareciere conveniente. Todo
esto con la finalidad de que la comisión tuviese las mayores probabilidades de éxito y
acierto.
Esta comisión se dedica con mucho celo y esfuerzo a su trabajo, y comenzó por
publicar el resultado de sus afanes en el diario El Araucano. El primer objeto de sus
labores fue el tema de la sucesión por causa de muerte, por ser una parte defectuosa de
la legislación civil vigente. Las publicaciones se hicieron con el fin de que cualquier
persona pudiera hacer las observaciones que estimara convenientes.
Posteriormente los resultados de los trabajos de esta comisión fueron sometidos a
una Junta Revisora integrada por tres diputados y dos senadores, elegidos
respectivamente, tanto por la Cámara de Diputados como el Senado. Su misión era
examinar los títulos que la comisión presentara al Congreso y también proponer las
enmiendas, adiciones o supresiones que les parecieran convenientes. En cada legislatura
ordinaria daría esta comisión cuenta de su labor. La junta revisora comenzó su labor en
forma muy activa, pero luego, comenzó a retractarse de sus labores y a celebrar muy
pocas cesiones. Gracias a un proyecto de ley de Bello, se logró refundir la comisión de
Legislación de la junta revisora, llegando así a tener un solo cuerpo autorizado para
llevar adelante y revisar los trabajos anteriores de ambas (el de la comisión y el de la
junta), bastando para sus resoluciones la mayoría de tres miembros.
En el mes de agosto del año 1847 se publicó el libro de los Contratos y Obligaciones
convencionales. En los años 1848 y 1849 las cesiones se hicieron más y más
distanciadas y la comisión por deferentes causa, redujo el número de sus miembros, a
los señores Bello, Montt, Palma y Lira. El señor Egaña había muerto y los demás
miembros se habían ausentado de Santiago. La comisión así dejo de reunirse y de hecho
terminaron sus funciones. Andrés Bello continúo en forma aislada y en silencio la
redacción de un proyecto de Código Civil y así lograr la codificación civil. Dicho
proyecto lo presentaría una vez concluido en el año 1852.
Así, luego se nombra por el gobierno una comisión revisora del proyecto de don
Andrés Bello, compuesta por los señores Ramón Luis Irarrazabal (Presidente interino de
la Corte Suprema), Manuel José Cerda (Ministro de la Corte Suprema), José Alejo
Valenzuela (Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago), Diego Arriarán, Antonio
García Reyes, don Manuel Antonio Tocornal y don Andrés Bello. Más tarde también se
integran a la comisión don Gabriel Ocampo y don José Miguel Barriga.
Esta proyecto de Bello de 1852 fue publicado en el año 1853 y el gobierno dispuso
que se distribuyera a los ministros de los tribunales superiores de Justicia, a los jueces
letrados, y a los miembros de la facultad de leyes de la universidad, a fin de que
informaran sobre él, haciendo las observaciones que estimaran pertinentes.
Este proyecto paso por una doble revisión, y a fines del año 1855 se presento el
proyecto definitivo por parte del presidente Manuel Montt y su mensaje venia redactado
por don Andrés Bello.
Después de algunos tramites, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de Código
Civil en su globalidad. La ley aprobatoria fue de fecha 14 de diciembre del año 1855.
por ley de 14 de septiembre del año 1852, se asignaba a los redactores del Código un
sueldo. Sin embargo don Andrés Bello no gozó de los beneficios de esta ley porque ya
había concluido su trabajo en la misma época de la promulgación de la ley. Para salvar
esta situación, el gobierno presentó un proyecto de ley redactado por el propio
Presidente Montt, logrando así que a Bello se le concediese un voto de gracia, junto con
el resto de los integrantes de la comisión revisora del proyecto de Bello. Además, a don
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DERECHO CIVIL I (apuntes de diversas clases)
- Consta de un mensaje
- Título preliminar
Para la época de la dictación del código civil chileno, ya muchos de los pueblos
modernos, más civilizados habían codificado sus leyes, teniendo resultados
generalmente felices. Estos mismos resultados felices animaban a un grupo de chilenos
para intentar una codificación, con la idea de aprovechar además los trabajos de otras
Naciones ilustradas tanto por la ciencia como por la experiencia. Se hace necesaria la
codificación en cualquier sociedad, por la mudanza de las costumbres, el progreso de la
civilización, las vicisitudes políticas, la inmigración de ideas nuevas, los
descubrimientos científicos y sus aplicaciones a las artes y a la vida práctica, los abusos
que introduce la mala fe, etc.
Tenemos por ejemplo que se ha quitado a la costumbre la fuerza de la ley, como casi
todos los códigos modernos lo han establecido. Se han fijado las reglas uniformes para
determinar el punto preciso en que nacen y expiran los derechos y obligaciones en que
figura el elemento tiempo.
Con respecto al nacimiento y extinción de la personalidad, se han establecido
presunciones contra las cuales no se admite prueba en contrario. Sobre la presunción de
muerte en el caso de la larga ausencia, se ha copiado la legislación de otros pueblos,
pero con diferencias substanciales. En general se ha disminuido el tiempo de la posesión
provisoria en los bienes del desaparecido, por la facilidad y rapidez de las
comunicaciones entre los países distantes en la época en cuestión y también porque las
posesiones provisorias embarazan la libre circulación y mejora de los bienes debiendo
durar más de lo necesario para proteger racionalmente los derechos privados que puedan
hallarse en conflicto con los intereses generales de la sociedad. Sólo en casos
excepcionales se admiten la falibilidad de las presunciones legales.
La promesa de matrimonio mutuamente aceptada no produce obligación ante la ley
civil. La Iglesia Católica tiene el derecho de decisión sobre la validez del matrimonio y
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DERECHO CIVIL I (apuntes de diversas clases)
se reconocen como impedimentos para contraerlo los que la propia Iglesia Católica
declare como tales. El matrimonio valido para la Iglesia también lo es para la ley civil.
Se conserva la potestad marital, pero se ha querido precaver sus abusos y se ha
mejorado la suerte de la mujer en muchos aspectos. Se suprimen los privilegios de la
dote, la hipoteca legal de la mujer casada corre la misma suerte de las otras hipotecas de
su clase, se ha ampliado y organizado en pro de la mujer el beneficio de la separación de
bienes, se ha minorado la desigualdad de los aspectos civiles del divorcio entre los dos
consortes, se ha regularizado la sociedad de gananciales, se han dado garantías eficaces
a la conservación de los bienes raíces de la mujer en manos del marido.
La filiación es legítima, naturalmente o simplemente ilegitima.
Los legitimados por matrimonio posterior a la concepción requieren que la
legitimación se otorgue por instrumento público y que sea voluntariamente aceptada,
salvo el caso del hijo natural y del hijo concebido antes del matrimonio, pero nacido en
él. Los hijos naturales adquieren importantes derechos, y los hijos ilegítimos sólo el
derecho de pedir alimentos, sin que para obtenerlos se le admita otra prueba que la
confesión del padre. Recordemos que solamente en el año 1998 esto fue objeto de una
profunda revisión y modificación, eliminándose las diferencias entre hijos legítimos y
naturales por completo y estableciéndose una única filiación, según tendremos
oportunidad de ver al estudiar el derecho de familia.
Con la mayoría de edad se emancipa al hijo de familia por el sólo ministerio de la
ley. El padre no tiene derecho a usufructo de los bienes que el hijo gane o adquiera de
una profesión, de un oficio, o de una industria cualquiera (también se extiende aquí a los
menores emancipados mientras se hallen bajo curaduría).
Se logra en este código una mayor precisión en la definición de las diferentes
especies de guardas, las causas que inhabilitan para su ejercicio (al igual que las
excusas), sus facultades administrativas, deberes, emolumentos y responsabilidades.
Sobre el dominio, uso y goce de los bienes, hay algunas novedades. La tradición del
dominio de los bienes raíces y de los demás derechos reales excepto en el caso de las
servidumbres, se deben hacer por intermedio de la inscripción en un registro especial,
que formará lo que se conocerá en el futuro como Conservador de Bienes Raíces. En
este registro es obligatoria la inscripción de todas las enajenaciones de bienes raíces y
también sus transmisiones hereditarias, la adjudicación y la constitución de todo
derecho real en ellos, con la excepción, decíamos, de las servidumbres previales. Se
exige la tradición, la cual se concreta con la inscripción en el registro conservatorio de
bienes raíces y mientras no se realice no se transfiere el dominio ni ningún derecho real,
ni tiene respecto de terceros existencia alguna. Aquel título que no se ha inscrito,
solamente otorga la calidad de mero tenedor a su adquirente. El registro conservatorio
hace publicar la inscripción y hace tener la posesión más solemne, más pública y más
indisputable.
La posesión es amparada por la ley, pero solamente la posesión regular pone al
poseedor el camino de la prescripción adquisitiva. El poseedor se reputa dueño mientras
otro se pruebe serlo, pero como los derechos reales son varios, se puede ser también
poseedor de un derecho de usufructo, uso, habitación, de herencia, prenda, hipoteca o de
servidumbre.
Se admite el fideicomiso, pero se prohíben las sustituciones graduales, aun cuando
no sean perpetuas, excepto bajo la forma del censo, en que se ha comprendido por
consiguiente todo lo relativo al orden de sucesión en las vinculaciones. En el censo
mismo se han atenuado las especialidades que lo hacen perjudicial y odioso. Se prohíbe
la constitución de dos o más usufructos o fideicomisos sucesivos y también se limita la
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DERECHO CIVIL I (apuntes de diversas clases)
b. Título preliminar:
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representación legal, define el dolo, la culpa, la fuerza mayor o caso fortuito, la caución
y las presunciones, y también señala la forma de computar los plazos.
1) Libro Primero (De las personas): Se divide en 33 títulos que comprenden los
artículos 54 al 564. Se trata de las personas naturales y jurídicas. Al referirse a las
personas naturales trata del matrimonio y de la filiación y también acerca de los
tutores y curadores.
2) Libro Segundo (De los bienes y su dominio, posesión, uso y goce): Se divide en
14 títulos que comprenden los artículos 565 al 950. Se refiere a los bienes y a su
dominio, posesión, uso y goce. Se señalan las distintas clases de bienes y determina
cuales son los derechos reales y se fija su contenido. Aquí también juega la voluntad
un papel importante porque se establece cuales son los modos de adquirir y estos,
salvo ciertos casos especiales de accesión, implican siempre un acto voluntario. La
tradición aparece como el más amplio de todos los modos de adquirir e implican la
realización de un acto jurídico bilateral y por lo tanto una expresión de voluntad
recíproca o consentimiento.
3) Libro Tercero (De la sucesión por causa de muerte y donaciones entre vivos): Se
divide en 13 títulos que comprenden los artículos 951 al 1436. Se trata de la
sucesión por causa de muerte. Se trata de la sucesión intestada, de los testamentos,
de las asignaciones testamentarias en general, de las asignaciones forzosas, de la
revocación y reforma del testamento, de la apertura de la sucesión y de su
aceptación, repudiación e inventario, de los ejecutores testamentarios, de los
albaceas fiduciarios, de la partición de bienes, del pago de las deudas hereditarias y
testamentarias, del beneficio de separación y de las donaciones entre vivos.
4) Libro Cuarto (De las obligaciones en general y de los contratos): Trata de las
obligaciones en general y de los contratos. Se divide en 42 títulos que comprenden
desde el Art. 1437 al Art. 2524. Aquí se analizan los hechos humanos voluntarios ya
se trate de actos y declaraciones de voluntad o contratos (actos jurídicos) o bien de
simples hechos jurídicos lícitos o ilícitos con la amplia gama de la responsabilidad
civil. Se examina por quienes y en que forma pueden manifestarse la voluntad, los
vicios de que esta puede adolecer, la necesidad de un objeto o de una causa licitas en
los actos jurídicos y la fuerza vinculante que nace de la declaración de voluntad. Se
reglamenta también la interpretación de los contratos y la nulidad. También los
modos de extinguir las obligaciones y su prueba. Se trata además de diversos
contratos en particular como por ejemplo la compraventa, el arrendamiento, la
sociedad, el mandato, el mutuo, la transacción, los contratos aleatorios, los contratos
de garantía, etc. Los hechos voluntarios lícitos se tratan al hablar de los
cuasicontratos y los hechos ilícitos en los delitos y cuasidelitos civiles en que se
reglamenta el amplio campo de la responsabilidad civil extracontractual. También se
habla de la prelación de créditos y de la importantísima institución de la
prescripción.
d. Consta de un título final:
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1. Igualdad ante la Ley: Esto queda claramente reflejado en los Art. 7, 8, 55 y otros.
Art. 7. C.C. "La publicación de la ley se hará mediante su inserción en el Diario
Oficial, y desde la fecha de éste se entenderá conocida de todos y será obligatoria.
Para todos los efectos legales, la fecha de la ley será la de su publicación en el
Diario Oficial.
Sin embargo, en cualquiera ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su
publicación y sobre la fecha o fechas en que haya de entrar en vigencia".
Art. 8. "Nadie podrá alegar ignorancia de la ley después que ésta haya entrado en
vigencia".
Art. 55. "Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que
sea su edad, sexo, estirpe o condición. Divídanse en chilenos y extranjeros2.
2. Constitución Cristiana de la familia y su protección (Art. 102 C.C.): El legislador
del código civil no vaciló en admitir el matrimonio monógamo e indisoluble, como
base única de la familia y por lo tanto el fundamento de la sociedad.
3. Derecho de Propiedad (Art. 582 C.C.)
4. Libertad de contratar (Art. 1545 C.C.) que establece el principio de autonomía de la
voluntad.
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