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DERECHO CIVIL
TEMA 1
HECHO y ACTO JURÍDICO: DIFERENCIAS

Hecho Jurídico:
Es un acontecimiento que tiene trascendencia en el ámbito del derecho, es decir, se modifican
ciertos estados jurídicos iníciales desde el punto de vista legal. Ejemplos: La muerte. La
promulgación de una Ley. El Nacimiento de una persona. Una declaración de guerra.

El Acto Jurídico:
Es el hecho humano voluntario o consciente y lícito que tiene por fin inmediato establecer entre
las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Por
ejemplo: La firma de un contrato.

Diferencias.
Tanto el hecho como el acto jurídico modifican la situación jurídica de una persona; es decir,
crean, transmiten o extinguen un derecho, la diferencia radica en que el hecho jurídico se
caracteriza porque produce un efecto de Derecho que no ha sido querido, fuera de la voluntad,
mientras que el acto jurídico es la manifestación de la voluntad que produce un derecho.

Elementos esenciales del acto jurídico


(Art. 1108 CC) Cuatro condiciones son esenciales para la validez del acto jurídico.

 El Consentimiento de la parte que se obliga;


 Su Capacidad para contratar;
 Un Objeto cierto que forme la materia del compromiso;
 Una Causa lícita en la obligación.

Clases:
Los Actos Jurídicos pueden ser:

 Actos positivos y negativos: En los actos positivos, la creación, modificación o extinción


de un derecho, depende de la realización del acto; por ejemplo, la firma de un pagaré,
la realización de un trabajo. En los actos negativos, la conducta jurídica consiste en una
omisión; tal es el caso de las obligaciones de no hacer.

 Actos unilaterales y bilaterales: Los actos jurídicos son unilaterales cuando para su
perfección, requieren de la voluntad de una sola parte, ej.: en el caso del testamento. Son
bilaterales cuando requieren el consentimiento de dos o más partes, como los contratos.

 Actos gratuitos y onerosos: Actos a título gratuito son aquellos en que la obligación está
a cargo de una sola de las partes y responden a un propósito de liberalidad; como la
donación. En cambio, en los actos onerosos las obligaciones son recíprocas y cada
contratante las contrae en vista de que la otra parte se obliga a su vez; así ocurre en la
compraventa, la permuta, etc.

 Actos entre vivos y de última voluntad: Los actos jurídicos cuya eficacia no depende
del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan, se llaman actos entre vivos,
como son los contratos. Cuando deben producir efectos después del fallecimiento de
aquellos de cuya voluntad emanan, se denominan actos de última voluntad o mortis
causa, como son los testamentos.
 Actos formales y no formales: Actos formales o solemnes son aquellos cuya eficacia
depende de la observancia de las formalidades ordenadas por la ley. Son no formales o
no solemnes aquellos cuya validez no depende del cumplimiento de solemnidad
alguna.

 Actos patrimoniales y de familia: Los patrimoniales son los que tienen un contenido
económico. Los de familia, en cambio, se refieren a derechos y deberes de familia o
extrapatrimoniales.

Los Hechos Jurídicos pueden ser:

 Hecho natural: es decir, obra de la naturaleza. Ej. La muerte de una persona que
produce efectos jurídicos.
 Hecho del hombre: es decir, la obra del hombre. Ej: Un hombre conduce un vehículo a
alta velocidad hiere a un peatón, situación que produce efectos jurídicos.

Sistema de Prueba en cada caso:


La prueba de los actos jurídicos es una prueba legal, en el sentido de que el juez, no puede
admitir más que ciertos procedimientos de pruebas llamados perfectos; por el contrario, la
prueba de los hechos jurídicos, es libre, puede ser practicada incluso por un procedimiento de
prueba de los denominados imperfectos.

Los procedimientos de prueba perfectos son los documentos, la confesión y el juramento


decisorio; entre ellos sólo los documentos tienen una gran importancia práctica. Los
procedimientos de prueba imperfectos son el testimonio, las presunciones del hombre y el
juramento supletorio. Este último apenas si tiene aplicación en nuestro derecho judicial.

En el acto jurídico sólo se admiten sistemas de pruebas perfectas porque en el momento en que
esa manifestación se produce, resulta posible consignarla por escrito, a fin de conservar la
prueba de la misma. Y esa posibilidad de procurarse una prueba de los actos jurídicos explica
la severidad del legislador.

El Hecho Jurídico en cambio, produce la modificación o la extinción de un derecho, pero sin


que intervenga la voluntad, por lo tanto, no puede plantearse la cuestión de exigirle, al que
invoca un hecho jurídico, la prueba escrita de ese hecho.

TEMA 2
LA PERSONA y LA PERSONALIDAD

La Persona:
Es todo ser humano, cual que sea su sexo, edad o religión, su nacionalidad o raza, capaz de
poseer derechos y obligaciones. En la doctrina corriente, se reconocen dos clases de personas:
1ro.) Las personas físicas; y 2do.) Las personas morales o personas jurídicas.

La Personalidad:
Es la actitud de convertirse en sujeto de derechos y de obligaciones. En el momento en que la
persona adquiere personalidad, se convierte en sujeto de derechos. La personalidad del ser
humano termina en el momento de la muerte. La persona fallecida, como la no nacida, no
puede ser objeto de derechos, el derecho que les pertenece no se extingue con ella, sino que
pasa a sus herederos.

Atributos:
La personalidad comporta cierto número de atributos que no se reducen, por lo demás,
exclusivamente a ventajas, prerrogativas, sino que implican también deberes, y obligaciones,
los principales son:
1. El nombre
2. El domicilio
3. El estado
4. La capacidad
5. El patrimonio

Existencia de la Persona Física:


Las personas físicas lo constituyen los seres humanos, y su existencia se comprueba por el
hecho del nacimiento de la persona. Todo ser humano posee una existencia jurídica dotada de
personalidad con capacidad jurídica, ésta capacidad jurídica presupone estar apto para ser
sujeto de derechos y obligaciones, para adquirir derecho. En otras palabras, tener capacidad
de ejercicio y capacidad de goce.

Nombre:
A cada persona se le designa en sociedad por un nombre que permite individualizarla; en tal
sentido el nombre se define como el vocativo con el que se designa a una persona; está
compuesto de dos elementos y a veces de tres: El apellido o nombre de familia, el nombre
propio o los nombres propios, el seudónimo y el sobre nombre; El nombre es uno de los
derechos de la personalidad, es inalienable, imprescriptible, inimitable.

Domicilio:
De conformidad con lo previsto por el artículo 102, de nuestro Código Civil, el domicilio es el
lugar del principal establecimiento de una persona. Ha sido definido como: “La relación
existente entre una persona y un lugar”. Y posee tres características: fijo, obligatorio y único.

Actos de Estado Civil.


Son documentos escritos, redactados por los Oficiales del Estado Civil y registrados en un libro
puesto a su cargo, destinado para dar validez jurídica a un evento en la personalidad de un
ciudadano, para comprobar un elemento del Estado Civil de las personas. Los principales de
estos actos son el nacimiento, el matrimonio, el de defunción, el divorcio y el de
reconocimiento, cuya finalidad es dar prueba cierta del estado de las personas. La ley exige
para cada uno de los hechos y actos jurídicos la redacción de un acto autentico, que de plena
fe de lo acontecido.

Individualización de la Persona Física:


Los signos reveladores de la personalidad o los atributos de la personalidad permiten la
individualización de cada persona física, son sus atributos, a saber: el estado civil, que permite
fijar su identidad jurídica; el nombre, que permite reconocer a la persona; y el domicilio que
permite encontrarla.

Derechos de la Personalidad.
Son los derechos de los que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser
restringidos por los gobernantes. Los Derechos de la Personalidad tienen sobre todo, un valor
moral, y no son susceptibles de ser separados de las personas mismas de su titular. Estos
derechos de la personalidad están fuera del comercio, son intransmisibles e inembargables y
tienen un carácter extra pecuniario. Entre los que podemos mencionar:

a. El Derecho a la Integridad Personal


b. Derecho a la Salud
c. El Derecho al Trabajo
d. Derecho a la Educación
e. Derecho a la Igualdad

Las Incapacidades:
La capacidad constituye la regla, siendo la excepción, la incapacidad, ya que toda persona física
o moral, por tener personalidad jurídica, es en principio plenamente capaz tanto en el terreno
de la capacidad de goce, como de obrar. La imposibilidad de ejercer o gozar de la capacidad
legal se conoce como incapacidad. Estas son:

1. La Incapacidad por la Edad: En nuestro país, los menores de 18 años, no emancipados,


carecen de capacidad para celebrar o efectuar determinados actos jurídicos; son
representados por sus padres.

2. Interdictos Judiciales: Son aquellas personas, que aún siendo mayores de edad, se
encuentran sujetos a un estado habitual de imbecilidad, enajenación mental o locura y que
por tal razón son declarados como interdictos por sentencia de un tribunal de primer grado.
Estos se encuentran afectados de una incapacidad total.

3. Interdictos Legales: Son aquellas personas que han sido condenadas a penas criminales, o
sea, aflictivas o a una pena infamante y que por tal motivo han perdido su capacidad de
obrar o su capacidad de ejercer sus derechos.

Representación Legal del Incapaz.


La representación es una institución jurídica en virtud de la cual, una persona tiene el poder
de realizar directamente, por cuenta de otra, operaciones materiales y jurídicas.

En el caso de los menores, opera una figura jurídica, llamada Tutela, que es una función
confiada a una persona capaz y que consiste en encargarse del cuidado de un incapaz,
representarlo y administrar sus bienes. Igualmente interviene el Consejo De Familia, que es
una asamblea compuesta en cuanto sea posible de parientes y allegados del menor (6 en total)
y presidida por el juez de paz, que tendrá vigencia únicamente en el lapso que sea convocado,
para la toma de decisiones importantes con relación al menor que se encuentra bajo tutela.

La Interdicción Judicial declarada da origen a la Tutela. A los pródigos y a los débiles de


espíritus, aquellos que conservan la dirección de su persona y la administración de sus bienes,
pero que por sus debilidades se les designa un Consejero Judicial, cuya función es asistirle.

TEMA 3
LAS PERSONAS MORALES
Las Personas Morales:
Son las actitudes reconocidas a una agrupación o establecimiento creado por el Estado o un
particular o un grupo de personas, para tener en esa calidad existencia jurídica propia y ser
sujeto de derechos. Una persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y
contraer obligaciones.

Diferentes clases de personas morales.


Existen dos categorías principales de personas morales:

 Las personas morales de derecho público, que se refieren al Estado, las universidades
estatales, Cámara de Comercio, Instituto de Beneficencia, etc.

 Las personas morales de derecho privado, que se refieren a las sociedades civiles y
comerciales, las asociaciones declaradas o reconocidas de utilidad pública, etc.

Las Personas Morales de Derecho Público.


El Estado es históricamente la primera persona de Derecho Público que ha sido reconocida por
el derecho, estas personas de derecho público están regidas por el derecho administrativo y
son: El Estado, los departamentos, los municipios, los establecimientos públicos.

Las personas morales de Derecho Privado.


Las personas morales de Derecho Privado emanan de la iniciativa de los particulares. Es
posible clasificarlas desde tres puntos de vista:

1. Desde el punto de vista orgánico: en asociaciones lato sensu, que tienen por base una
agrupación de personas físicas, y las fundaciones que se reducen a una obra caritativa,
intelectual o de recreo.

2. Desde el punto de vista de su objeto, de acuerdo con el cual se clasifican las asociaciones
lato sensu, en sociedades (sociedades de capitales), y en asociaciones stricto sensu
(sociedades de personas);

3. Desde el punto de vista del poder de acción que provoca la separación de las
asociaciones stricto sensu, se clasifican en asociaciones de plena personalidad y
asociaciones de personalidad reducida o embrionarias.

Régimen de la Personalidad Moral.


Las personas morales tienen una existencia jurídica; nacen, viven y desaparecen. Conviene
estudiar, pues, la creación de las personas morales, su funcionamiento y su desaparición.

La Ley 122-05 para la Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro en
República Dominicana establece que toda asociación que se organice de acuerdo con ella
adquiere personalidad jurídica. Estas asociaciones pueden ser: comunitarias, profesionales,
religiosas y todas aquellas que se formen con el objeto de desarrollar o realizar actividades de
bien social o interés público con fines lícitos y que no tengan como propósito u objeto el obtener
beneficios pecuniarios o apreciables en dinero para repartir entre sus asociados. Adquieren la
personalidad con la incorporación, que se cumple a través de la Procuraduría General de la
República y culmina con el registro de incorporación.
Por otro lado, se encuentra la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada Número 479-08 y sus modificaciones, que consagra
el concepto de personalidad jurídica a partir de la matriculación en el Registro Mercantil para
todas las sociedades, entre las que podemos destacar las Sociedades en responsabilidad
limitada, las Sociedades anónimas (públicas o privadas).y las empresas individuales de
responsabilidad limitada.

Atributos.
En su surgimiento, es preciso ser designadas con un nombre, de igual forma, las personas
morales, ameritan un domicilio, un asentamiento para los actos propios de su personalidad
jurídica. Además poseen un patrimonio y la capacidad para comprometerse y contratar,
siguiendo reglas especiales de procedimiento. Del mismo modo, poseen la nacionalidad del
Estado donde emanan.

Constitución.
Las personas morales de derecho público son fundadas por el Estado, único arbitro que deba
dar un patrimonio especial a determinado servicio público. Las formas de constitución de las
personas morales de derecho privado, por el contrario, parecen depender teóricamente de la
naturaleza atribuida a la personalidad civil, aún cuando el Estado, por cuestiones históricas,
interviene y regula la formación de las mismas.

Funcionamiento.
Los estatutos reglamentan la manera de formarse la voluntad de la persona moral. Sin
embargo, es la ley de la mayoría la que rige los sindicatos y las sociedades. La capacidad de la
persona moral está regulada por el legislador; es muy diferente según las categorías. Ninguna
posee una capacidad completa; porque el principio de la especialidad les impide realizar actos
que tengan una finalidad distinta de aquellas que se proponen realizar. Las personas morales
son susceptibles de comprometer su responsabilidad civil y, en algunos supuestos, su
responsabilidad penal.

Disolución.
Las personas morales pueden desaparecer debido a varias causas:
 Las Causas de pleno derecho
 La Voluntad de los socios de la persona moral;
 Una Resolución Judicial.
 Por voluntad del legislador.
 Por la voluntad de la administración.

TEMA 4
LA OBLIGACIÓN
La Obligación:
Es el vínculo jurídico mediante el cual dos partes (acreedora y deudora) quedan ligadas
debiendo la parte deudora cumplir con una prestación objeto de la obligación. Dicha
prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa.

Elementos:
Son tres sus elementos, a saber:

a. Un sujeto activo, que es la persona a favor de quien se asume la obligación.


b. Un sujeto pasivo que es la persona que se obliga, el deudor; y
c. Un objeto, que es la prestación prometida o la cosa ofrecida.

Clases:
Clasificación de las obligaciones según su objeto:

1. Obligaciones de dar y obligaciones de hacer y de no hacer.


2. Obligaciones positivas y obligaciones negativas.
3. Obligaciones Determinadas (de resultados) y Obligaciones de Prudencia y
Diligencia (de medios).
4. Obligaciones Ordinarias y Obligaciones Reales.
5. Obligaciones patrimoniales y extrapatrimoniales.

Fuentes de las Obligaciones:


Los juristas modernos establecen dos categorías de fuentes: Las fuentes voluntarias y las no
voluntarias. Fuentes voluntarias. La obligación puede tener su fuente en la voluntad del
deudor o en la voluntad común del acreedor y del deudor. Las Fuentes no voluntarias. En este
caso la obligación se impone al deudor fuera de su voluntad.

Causas de Extinción de las Obligaciones:


El art. 1234 del CCD establece que las obligaciones se extinguen por:
 El pago, La novación.
 La compensación; La confusión.
 La pérdida de la cosa.
 La nulidad; y La prescripción.

El Pago:
En el lenguaje jurídico, se denomina pago a la ejecución de la prestación debida por el deudor,
cual que sea el objeto, ya se trate de una suma de dinero, o de la entrega de mercancías, o la
ejecución de un trabajo. El deudor sólo se libera cumpliendo la prestación debida, esto es
efectuando el pago de la misma.

Formas especiales de Pago:


La ley ha establecido varias formas especiales de pago, a saber:

1. El pago por subrogación


2. El Ofrecimiento Real de Pago
3. La cesión de bienes.

Imputación de Pago:
Cuando el deudor, obligado por varias deudas de la misma naturaleza con respecto al mismo
acreedor, cumple un pago existe a veces interés de averiguar cuál de las deudas ha sido la
extinguida por el pago. El deudor tiene el derecho de designar, en el momento del pago, la
deuda que quiere extinguir. A falta de ello, el acreedor puede hacer la imputación en el recibo.
Cuando ni el acreedor, ni el deudor han hecho la imputación, se aplican las reglas supletorias
establecidas en el CC, de conformidad con el art. 1256 del citado texto 1ro. Las deudas
vencidas; 2do. Las deudas en las que el deudor obtiene más ventajas al abonar; y 3ro. Las más
antiguas).

Pago por Cesión de Bienes:


La Cesión de Bienes es el abandono que hace un deudor de todos sus bienes a sus acreedores
cuando se encuentra en la imposibilidad de pagar sus deudas. Los efectos de la cesión de
bienes, no hace propietarios a los acreedores de los bienes objetos de la cesión, sino que éstos
adquieren el derecho de administrar los mismos, percibir sus ingresos y provocar la venta
judicial en los casos necesarios.

Condonación de la Deuda:
(Perdón de la deuda). Es la convención por la cual el acreedor consiente gratuitamente al
deudor, quien acepta, el abandono completo o parcial de su crédito. Tiene dos caracteres: Se
trata de una convención, un acuerdo de voluntades entre el acreedor y el deudor, y se trata de
un acto a título gratuito.

La confusión:
Es cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en la misma persona. Se produce de
derecho, una confusión que destruye los dos créditos. Por ejemplo cuando una persona llega
a ser heredero único de su acreedor.

La compensación:
Extingue dos obligaciones diferentes, e implica que dos personas están unidas por respectivas
obligaciones la una frente a la otra. Es un doble pago, pasa como sí cada deudor hubiera
pagado su obligación.

La novación:
(Art. 1271 y ss del C. C.). Consistente en la transformación de una obligación en otra. Puede
referirse al cambio en el objeto de la obligación o de las personas obligadas.

La prescripción:
Resulta del no uso durante cierto tiempo de derechos o acciones. Es un medio de liberación
que puede invocarse en cualquier estado de causa, y por todo aquel que tenga interés en ello.
La prescripción es un medio de extinción de las obligaciones que no opera de pleno derecho,
debe ser puesta por el deudor. Los derechos personales u obligaciones se extinguen por
prescripción.

TEMA 5
EL CONTRATO
Concepto:
El Contrato es un convenio en cuya virtud una o varias personas se obligan respecto de una o
de varias otras, a dar, hacer o no hacer alguna cosa.

Función:
La función esencial del contrato es crear y transmitir obligaciones; es una figura ajena a los
derechos de la personalidad, ya que recaen únicamente sobre derechos pecuniarios.

Elementos y formas de los contratos:

Elementos:
(Art. 1108 del C. C.). La formación del contrato requiere, para su validez, la reunión de cuatro
elementos constitutivos, dispuestos por el artículo 1108 del Código Civil Dominicano:

1. El Consentimiento de la parte que se obliga.


2. Su Capacidad para contratar.
3. Un Objeto cierto que forme la materia del compromiso.
4. Una Causa lícita en la obligación.

Forma de los contratos:


Los contratos se clasifican:

Según los requisitos de forma que se exigen en:


 Consensuales: para que un contrato sea válido no se requieren formalidades, el sólo
consentimiento obliga.
 Solemnes: Son aquellos que exigen, además del consentimiento, una formalidad que
sin su cumplimiento el contrato carecería de validez;
 Reales: Se denominan contratos reales a aquellos que para su formulación exigen,
además del consentimiento, la entrega de la cosa.

Según los requisitos de fondo:


 Contratos de mutuo acuerdo y contratos de adhesión: En los primero, como se indica,
ha existido la voluntad de ambas partes, libre y sin coacción, ambas partes discuten los
términos y condiciones del contrato a suscribir; en los segundos, los de adhesión, son
aquellos contratos, que se dan en la practica diaria, en los que una de las partes no ha
tratado con la otra en un plano de igualdad, por encontrarse la otra en una posición más
ventajosa.

 Contratos colectivos y contratos individuales: Un contrato es individual cuando sólo


obliga a las personas que hayan dado su consentimiento, y se llama contrato colectivo,
al contrato que, obliga a un grupo de personas sin que sea necesario su consentimiento,
como es el caso de Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor.

Según el contenido del contrato:


 Sinalagmático y unilaterales: Los primeros son aquellos en los que existe reciprocidad
de obligaciones; los segundos, son aquellos contratos que solamente una las partes está
obligada.
 Contratos a título Oneroso y a título gratuito: Los primeros son aquellos en los que las
partes buscan u obtienen prestaciones reciprocas, mientras que los contratos a título
gratuito o de beneficencia es aquel en que una de las partes procura a la otra un beneficio
puramente gratuito.

 Los conmutativos y aleatorios: es conmutativo cuando la ventaja que cada una de las
partes obtiene del contrato es susceptible de ser evaluada por ella en el momento de la
conclusión del acto, y es aleatorio cuando las ventajas que las partes obtendrán del
contrato no es apreciable en el momento de perfección del contrato, un ejemplo lo es el
contrato de juego.

Según su duración:
 Contratos Instantáneos: El contrato instantáneo es aquel que se cumple de una
vez en el tiempo, inmediatamente.
 Contratos Sucesivos: es aquel que su cumplimiento se prolonga durante un plazo.

Según su interpretación:
 Contratos Nominados: son aquellos cuya teoría está especialmente desarrollada
en el Código Civil.
 Innominados: son aquellos que pueden ser imaginados por las partes, en virtud
del principio de la autonomía de la voluntad.

La Oferta y Aceptación. La oferta

La Oferta:
Constituye la primera operación del consentimiento en pro de la formación del contrato. Para
que la oferta llegue al conocimiento de la persona susceptible de aceptarla debe ser hecha
mediante una manifestación exterior de voluntad, que puede revestir diferentes formas.

La aceptación:
Es el segundo paso para la formación del contrato, y al igual que la oferta debe resultar de una
voluntad manifestada exteriormente dirigida al solicitante.

La oferta y la aceptación deben ser complementarias, para que haya acuerdo es preciso que la
aceptación sea conforme con la oferta, en caso contrario habría una contraoferta, que debería
ser a su vez aceptada.

El Contrato Solemne:
Se entienden por solemnes un contrato en el que la voluntad de las partes expresada sin formas
externas determinadas, no es suficiente para perfeccionarlo; es decir, que para su formación
además del acuerdo de las voluntades, se requiere una formalidad especial; a falta de la misma
no existe. La solemnidad consiste en la redacción de un documento, un escrito, lo que implica
la publicidad del acto y en algunos contratos, la intervención de un Notario Público.

El Código Civil contempla la existencia de cuatro contratos solemnes, que son:


1. La convención matrimonial.
2. La donación.
3. La constitución de hipoteca.
4. La subrogación convencional consentida por el deudor.

El Principio del Consensualismo:


Entre todos los hechos o actos jurídicos generadores de obligaciones, el contrato es,
indudablemente, aquel en que la voluntad de los particulares cumple una función más
importante. Su elemento característico, aún en aquellos casos en que sea insuficiente para su
perfección, es el consentimiento, o sea, el acuerdo libre de la voluntad de las partes. La
creación de las obligaciones, en nuestro derecho, se encuentra regida por el principio Solo
Consensus Obligat (el simple consentimiento obliga). En términos generales los contratos
adquieren fuerza obligatoria independientemente de toda formalidad externa.

La Autonomía de la Voluntad:
La autonomía de la voluntad es un concepto procedente de la filosofía kantiana que va referido
a la capacidad del individuo para dictarse sus propias normas morales. El individuo está en
libertad de obligarse a lo que quiera y como le parezca, tal es el principio de la autonomía de
la voluntad, o sea, la libertad del contratante. Son los propios individuos los que dictan sus
propias normas para regular sus relaciones privadas.

Interpretación de los Contratos:


Interpretar un contrato es determinar el sentido y alcance de las cláusulas que contiene, lo cual
no puede ser abandonado a la voluntad de las partes, correspondiendo a la autoridad judicial,
avocarse a las labores de interpretación. Los redactores del Código Civil trazaron algunas
reglas relativas a la interpretación de los contratos, en los artículos 1156 al 1164.

Reglas que imperan arts. 1156 a 1164 del C. C.


El Juez de nuestro derecho que interpreta el contrato debe ver a éste como un punto de
referencia que permita descubrir el verdadero pensamiento, la verdadera intención de las
partes contratantes. Este es el principio consagrado por el artículo 1156 del C. C., cuando
dispone que en las convenciones se debe atender más a la común intención de las partes
contratantes, que al sentido literal de las palabras.

Según lo que dispone el artículo 1157 del C. C. cuando una cláusula del contrato es susceptible
de doble sentido, se le debe más bien entenderla en aquel en que pueda tener algún efecto, que
en el sentido en que no podría producir ninguno.
Mientras que los artículos 1158 y 1159 establecen: Art. 1158.- Las frases que puedan
interpretarse en doble sentido, deben considerarse en aquel que se halle más conforme con la
materia del contrato. Art. 1159.- Los términos ambiguos se interpretarán con arreglo a lo que
el uso determine en el lugar en que el contrato se haya otorgado.

De conformidad con el artículo 1160 de la misma norma, en un contrato se insertan cláusulas


que son usuales en cada tipo de contrato, cuando se omitan deben ser suplidas por el juez.
Ahora bien, no cabe la menor duda de que en razón del carácter de cuestión de hecho y no de
derecho que tiene la interpretación del contrato, los jueces del fondo disponen de un poder
soberano en la interpretación de las convenciones, salvo desnaturalización.

Finalmente los artículos 1161 al 1164 establecen otro conjuntos de reglas que son las siguientes:

Art. 1161.- Todas las cláusulas de las convenciones se interpretan las unas por las otras, dando
a cada una el sentido que resulte del acto entero.
Art. 1162.- En caso de duda, se interpreta la convención en contra del que haya estipulado, y
en favor del que haya contraído la obligación.
Art. 1163.- Por muy generales que sean los términos en que aparezca redactada una
convención, no comprenderá ésta más cosas que aquellas sobre las cuales parezca que las
partes se propusieron contratar.

Art. 1164.- Cuando en un contrato se expresa un caso para explicar una obligación, no debe
decirse que se ha querido restringir la extensión que el convenio produce de derecho en los
casos no expresados.

El criterio Jurisprudencial:
El Boletín Judicial 833-805 establece que los artículos 1156 y 1161 del CC son meras reglas
doctrinales dirigidas al Juez, el cual puede averiguar la intención común de las partes según el
contexto del acto y de todas las circunstancias de la causa. Los jueces interpretan
soberanamente las convenciones, reservando un poder de control en casación solo cuando una
cláusula es desnaturalizada.

Los contratos de adhesión y la ley de protección a los consumidores y usuarios.


Se entiende por contrato de adhesión el redactado previa y unilateralmente por un proveedor
de bienes o servicios, sin que el consumidor o usuario se encuentre en condiciones de variar
sustancialmente sus términos ni evitar su suscripción si deseare adquirir el producto u obtener
el servicio.

El proceso de formación de los contratos de adhesión queda descompuesto en dos momentos


o estadios, los cuales para la doctrina francesa vienen a ser sus elementos constitutivos, a saber:
la estipulación y la adhesión propiamente dicha. La estipulación no es más que el conjunto de
las cláusulas en que se desmiembra la anatomía del contrato y en que el oferente ha establecido
tácita o expresamente que no están sujetas –las cláusulas- a revisión ni mucho menos a
discusión.

La adhesión, es el instante que marca el perfeccionamiento del nexo contractual y se cumple


con la firma estampada en el documento por el consumidor, implicando este acontecimiento
su sumisión a los dictados del contrato. La adhesión es, pues, la manifestación de voluntad
definitoria de la aceptación por parte del usuario hacia la oferta propuesta por el estipulante.

Todo contrato de adhesión, para su validez, deberá estar escrito, por lo menos, en idioma
español, sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista, en términos claros y entendibles
para los consumidores o usuarios y deberá haber sido aceptado expresamente por el
consumidor y por el proveedor.

La Ley 358-05 de Protección al Consumidor se encarga de regir y velar por el cumplimiento


de la información, orientación, educación y transparencia al consumidor en los mercados de
bienes y servicios.

TEMA 6
INEFICACIA DE LOS CONTRATOS
El contrato
Es un convenio en cuya virtud una o varias personas se obligan respecto de una o de varias
otras a dar, hacer o no hacer alguna cosa. La función esencial del contrato es crear y transmitir
obligaciones.

Ineficacia de los contratos:


Son ineficaces los contratos que carezcan de alguno de los elementos esenciales, o aunque éstos
se dieren, no obstante estuvieran viciados de algún modo. La ineficacia tiene distintas
manifestaciones y efectos según la clase de invalidez que se cause al contrato. A este respecto
son consecuencia de vicios invalidantes típicos: la anulabilidad, nulidad, resciliación, rescisión,
resolución, o revocación.

La Inexistencia:
Esta viene dada del hecho de que se haya suscrito en violación a una norma que lo declare
como si no existiera. Por ejemplo: cuando se contrata violando una norma de orden público,
se tiene el contrato como si no existiera.

Nulidad:
Ocurre cuando no se llena uno de los requisitos exigidos para la formación de un contrato, éste
es nulo, ya sea de nulidad absoluta o de nulidad relativa. La nulidad absoluta no puede ser
subsanada por las partes, en cambio la nulidad relativa, puede ser corregida por las partes. La
acción de nulidad relativa se extingue por la confirmación. La acción en nulidad relativa no se
concede, sino a la persona que la ley cree proteger, por el contrario la acción de nulidad
absoluta se otorga a toda persona que encuentre interés en ello.

Anulabilidad:
Ocurre cuando un determinado contrato está viciado de nulidad relativa.

Causas y efectos:
Cuando faltan los requisitos necesarios para la formación de un contrato, o cuando no han sido
respetadas las reglas que les conciernen y este no ha podido perfeccionarse, es nulo. Una vez
verificadas por el juez, tanto la nulidad relativa como la absoluta producen los mismos efectos.
a) El contrato desaparece por completo; b) Desaparece incluso retroactivamente; c) Pero la
nulidad no surte ningún efecto cuando es debida a la culpa de la persona que la invoca.

Confirmación de los Contratos:


La confirmación es el acto por el cual una persona hace que desaparezcan los vicios del contrato
cuya nulidad habría podido invocar. Constituye una renuncia a la acción de nulidad relativa
o de rescisión. El acto nulo, de nulidad relativa, es susceptible de ser confirmado por la
renuncia del contratante a la acción de nulidad relativa o de rescisión con que se beneficia.
Cuando el acto está viciado de nulidad absoluta, los contratantes no tienen más recursos que
crear un acto nuevo, de común acuerdo, pero esto no será un acto de confirmación, sino un
nuevo contrato dentro de los requisitos regulares que no hará renacer el contrato nulo y sus
efectos se producirá para el futuro.

Los Vicios del Consentimiento:


Se denominan vicios de la voluntad, vicios del consentimiento o vicios de los actos voluntarios
a ciertos defectos congénitos de ellos, susceptibles de producir la invalidez de los actos que los
padecen
Para crear obligaciones, debe existir consentimiento, requisito necesario para la validez del
contrato, pero el consentimiento o voluntad debe estar exento de vicios, esos vicios son:

El Error: es cuando el contratante ha querido concertar el contrato litigioso, pero lo ha hecho


porque se ha equivocado. El art. 1110 del Código Civil, establece que sólo son susceptibles de
viciar el consentimiento el error sobre la sustancia y el error sobre la persona. Para que el error
constituya un vicio del consentimiento debe ser determinante. El error, como vicio del
consentimiento, ofrece al errante una acción de nulidad relativa. Por ser un hecho jurídico el
error se prueba por todos los medios.

La Violencia: es el apremio físico o psicológico hecho sobre el sujeto con tal de que preste el
consentimiento para la celebración de un acto jurídico. Ejercida contra el que ha contraído una
obligación es causa de nulidad.

Requisitos:
1. La violencia debe ser ilegítima.
2. Puede proceder de otro contratante o de un tercero.
3. Debe ser determinante.

La víctima tiene la carga de la prueba, que puede aportar por todos los medios. La violencia
física destruye el consentimiento; por consiguiente, el contrato es nulo de nulidad absoluta.
Por el contrario, la violencia moral vicia el consentimiento, la nulidad es relativa. La víctima
puede obtener el abono de daños y perjuicios como reparación de los menoscabos sufridos.

El Dolo: En el caso del dolo, uno de los contratantes ha sido engañado. El dolo es un error
provocado, un engaño. El dolo debe ser establecido por la víctima, la prueba puede hacerse
por todos los medios, incluso por presunciones. El dolo lleva consigo la nulidad relativa del
contrato. Puede dar lugar igualmente a la reparación del perjuicio sufrido por la víctima del
dolo.

La Lesión: Es cuando se paga un precio por debajo del valor real de la cosa comprada. Los
requisitos relativos a la lesión son que:
1. La lesión debe rebasar ciertas tasas.
2. El perjuicio debe ser contemporáneo del contrato.
3. No puede haber lesión sin un error, un dolo o una violencia.

El Código Civil sanciona la lesión con la nulidad relativa, denominada rescisión. El acto lesivo
se anula retroactivamente. Para evitar la rescisión, el comprador puede ofrecer el suplemento
del precio. Solamente puede ser invocada por la persona perjudicada y no por terceros.

Responsabilidad y obligaciones de las partes.


La responsabilidad de las partes es aquella que nace del contrato (a diferencia de la
responsabilidad extracontractual) y requiere que la parte (sujeto) que la exige se halle ligada
mediante un nexo contractual a la persona que la debe.
Cuando se habla de obligaciones de las partes son el vínculo jurídico mediante el cual dos
partes (acreedora y deudora) quedan ligadas, debiendo la parte deudora cumplir con
una prestación objeto de la obligación. Dicha prestación puede consistir en dar, hacer o no
hacer, teniendo que ser en los dos primeros casos posible, lícita y dentro del comercio. Los
sujetos obligados, al igual que el objeto de la obligación, deberán estar determinados o ser
determinables

El contrato de mandato:
El mandato o procuración es un acto por el cual una persona da a otra poder para hacer alguna
cosa por el mandante y en su nombre. No se realiza el contrato sino por aceptación del
mandatario.

El mandato puede conferirse por acto auténtico o bajo firma privada, aun por carta. Puede
también conferirse verbalmente; pero la prueba testimonial respecto de él, no puede recibirse
sino conforme al título de los contratos o de las obligaciones convencionales en general. La
aceptación del mandato puede no ser sino tácita, resultando de la ejecución que al mismo
mandato haya dado el mandatario. El mandato es gratuito, cuando no existe convenio en
contrario.

El mandato es especial para un negocio o para ciertos negocios solamente, o general para todos
los negocios del mandante. Cuando se trata de enajenación el mandato debe ser expreso.

Diferentes tipos de mandato:

 Atendiendo al objeto encomendado, esto es, los negocios que puede celebrar el
mandatario puede ser general o especial.
 Atendiendo a si el mandatario actúa a nombre propio o del mandante, puede ser "en
nombre propio" o por "cuenta ajena"
 Atendiendo a sus efectos, puede haber mandato con representación o sin
representación. En consecuencia, la representación no es de la esencia del mandato.

Caso particular de los abogados, directivos de las sociedades comerciales, y de los agentes
representantes.

TEMA 7
CONTRATO DE COMPRAVENTA

La Compraventa es el contrato por el cual una persona, el vendedor, transmite un derecho a


otra persona, el comprador, que se obliga a pagarle un precio en dinero. La venta es perfecta
entre las partes, y la propiedad queda adquirida de derecho por el comprador, respecto del
vendedor desde el momento en que se conviene en la cosa y el precio, aunque la primera no
haya sido entregada ni pagada.

 Es un Contrato Consensual.
 Es Sinalagmático Perfecto.
 Es Traslativo de Derecho, Oneroso, Nominado y Conmutativo.

Obligaciones del Vendedor


1. Debe entregar la cosa vendida
2. Debe garantizar la cosa vendida contra la evicción y los vicios ocultos

Obligaciones del Comprador


1. Pagar el precio en el lugar, día convenido y en la
moneda convenida:
2. Salvo estipulación en contrario, debe pagar los
gastos del contrato
3. Recibir la cosa

La Pérdida de la Cosa. Si la cosa vendida ha desaparecido en el momento en que la compra-


venta se concluya, en caso de pérdida total, la compraventa está viciada de nulidad; en caso de
pérdida parcial el comprador tiene la elección entre la resolución de la compra-venta o una
reducción del precio. Ocurre de un modo distinto si el comprador, conociendo el riesgo de la
desaparición de la cosa, ha concluido una compraventa aleatoria. La compra-venta puede
recaer sobre una cosa futura. Si la cosa futura no llega a existir, la compra-venta no deja de ser
válida por eso; y el vendedor que no cumpla con su obligación debe abonar daños y perjuicios,
mientras que el comprador se libera de su obligación de pagar el precio.

Puesta en Mora. El retraso en el cumplimiento de la obligación de entrega no da derecho al


abono de daños y perjuicios moratorios sino a partir de una constitución en mora. A contar de
esa constitución en mora el riesgo está a cargo del vendedor. Para que pueda reclamarse
indemnizaciones de daños y perjuicios, es obligatorio constituir en mora a la parte en falta a
los fines de que cumpla su obligación. Sólo se libera de su responsabilidad, la parte en falta
que demuestra que no ha cumplido su obligación por causas ajenas a su voluntad que no
pueden serles imputadas.

Teoría de los riesgos en materia de contrato de venta. Art. 1138 del C.C.
La teoría del riesgo pretende determinar quien soporta el riesgo cuando la cosa perece o se
daña.
1. Si se trata de un Cuerpo Cierto, los soporta el comprador.
2. Si se trata de una cosa Genérica hay que esperar que se individualice.
3. Si se trata de una cosa Futura la transmisión del riesgo opera cuando la cosa futura tiene
existencia presente.

El Artículo 1138 del CC establece que la obligación de entregar la cosa es perfecta, por solo el
consentimiento de los contratantes. Hace al acreedor propietario y pone a su cargo aquella
desde el instante en que debió entregársele, aun cuando no se haya verificado la tradición, a
no ser que el deudor esté puesto en mora de entregarla; en cuyo caso, queda la cosa por cuenta
y riesgo de este último.
La permuta.
El cambio o permuta es un contrato, por el cual las partes se dan respectivamente una cosa por
otra. Se efectúa el cambio o permuta, por el solo consentimiento, de la misma manera que la
venta.

Es el contrato por el cual las partes se transmiten respectivamente una cosa o derecho por otra
cosa o derecho.

La permuta puede ser pura si los bienes objeto del trueque tienen el mismo valor o con
suplemento de metálico compensatorio de la diferencia de valor.
La permuta es un contrato:

 Traslativo de dominio: Sirve para transmitir la propiedad.


 Principal.
 Bilateral.
 Oneroso: Es necesario un intercambio y si no sería uno de donación de bienes.
 Conmutativo por regla general, o aleatorio por excepción.
 Instantáneo o de tracto sucesivo.
 Consensual a menos que por la naturaleza de alguno de los bienes permutados sean
indispensables determinadas formalidades para la validez de la transferencia de su
propiedad (por ejemplo, la escritura respecto de un bien inmueble).

Diferentes tipos de ventas.


 Venta condicional de muebles e inmuebles;
 Venta de la cosa en género;
 Venta que se prueba y venta conforme a muestra;
 Venta lay away;
 Ventas acumulativas o cooperativas.

La venta condicional de muebles e inmuebles.


En este tipo de contrato, si bien las partes se ponen de acuerdo sobre el precio y el objeto de la
venta, y aun cuando se haga la entrega del mismo, los riesgos de la cosa vendida son
transferidos al comprador quien asume la obligación de cuidarlo y preservarlo como un buen
padre de familia, mientras el vendedor conservará la propiedad hasta el momento en que se
haya verificado la condición del saldo del precio convenido.
En este tipo de contratos el comprador tiene el uso y disfrute de la cosa, pero el vendedor
conserva la nuda propiedad.

Las ventas acumulativas.


Se trata de un contrato de venta atípico, regulado de manera especial por La Ley No. 946 sobre
ventas acumulativas del 13 de julio del año 1945.

Es el contrato de venta que se conviene en cualquier anticipo parcial o total, periódico en fecha
determinada del precio de la venta de bienes o efectos muebles, o un mueble, que sean
ofrecidos para entrega futura en planes de ventas regulares con o sin el incentivo de sorteos
periódicos que determinan la cancelación o rebaja del precio de la venta.
Responsabilidad del vendedor a la luz de la Ley Sobre Protección de los Derechos del
Consumidor y Usuario.
Los productores, importadores, distribuidores, comerciantes proveedores y todas las personas
que intervienen en la producción y la comercialización de bienes y servicios, serán
responsables solidariamente conforme al derecho civil, de las indemnizaciones que se deriven
de las lesiones o pérdidas producidas por la tecnología, por instrucciones inadecuadas,
insuficientes o incompletas relativas a la utilización de dichos productos o servicios.

Todo daño a la persona o a su patrimonio que resulte del vicio, defecto, insuficiencia o
instrucciones inadecuadas, insuficientes o incompletas relativas al uso del producto o de la
prestación del servicio, cuya responsabilidad objetiva sea atribuible al proveedor, obligará al
mismo a una reparación adecuada, suficiente y oportuna. Dicha responsabilidad es solidaria
entre todos los miembros de la cadena de comercialización.

La reparación de daños y perjuicios comprende, en forma concurrente o separada, la


reposición del producto o servicio, reparación gratuita de daños derivados de la reparación
principal, reducción del precio, restitución de los valores-costos por los daños derivados del
consumo o uso del producto o servicio, devolución de los valores pagados e indemnización.

La responsabilidad civil de la cadena de distribución.

La producción y comercialización en serie de bienes y servicios constituye un aspecto esencial


de la economía de mercado actual; los destinatarios finales de ese proceso son los
consumidores y usuarios.

Desde la elaboración, hasta que llega a manos del consumidor final o usuario, el producto
recorre una serie de etapas (fabricación, transporte, distribución, comercialización) que
generan vinculaciones diversas. Si un defecto o vicio del producto ocasiona un daño como
consecuencia de su consumo o utilización, no debe cargarse al damnificado con la carga de
identificar en cuál de esas etapas se produjo la causa adecuada del daño sufrido. El art. 40 de
la ley 24.240 ha venido a simplificar el sistema de reparación de los perjuicios experimentados
con motivo del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio consumido
(responsabilidad objetiva, solidaria, extensible a todos los integrantes de la red de
comercialización, etc.), sin necesidad de tener que entrar en el espinoso terreno de la
interpretación y aplicación de las normas del Código Civil sobre responsabilidad contractual
o extracontractual (arts. 1107, 1113, 1198, etc.).

La responsabilidad es solidaria entre todos los integrantes de la cadena de distribución y


comercialización, sin perjuicio de la acciones de repetición que correspondan entre ellos.

El hecho de los otros integrantes de la cadena de comercialización no es oponible a la víctima,


pero es susceptible de invocarse entre esos integrantes a los efectos de iniciar la
correspondiente acción de repetición. Por eso, el vendedor del producto que pagó la
indemnización a la víctima que se intoxicó con el alimento injerido a causa de un vicio de
fabricación porque frente a la víctima no pudo eximirse de responsabilidad alegando que el
“fabricante” es un tercero, puede iniciar acción recursoria o de repetición o reembolso contra
ese elaborador o fabricante para que le restituya todo lo pagado.

TEMA 8
CONTRATO DE LOCACION:
ARRENDAMIENTO, ALQUILER.
Contrato de locación:
Es aquel contrato en virtud del cual una persona se compromete a dar a otra el uso y goce de
un objeto, durante un tiempo determinado y por un precio convenido de antemano.

El art. 1708 del cc reza: “Hay dos clases de contrato de locación: el de las cosas, y el de la obra”.
La locación de las cosas es un contrato por el cual una de las partes se obliga a dejar gozar a la
otra una cosa durante cierto tiempo, y por un precio determinado que esta se obliga a pagarle.
La locación de obra es un contrato por el cual una de las partes se obliga a hacer una cosa por
la otra, mediante un precio convenido entre ellas.

El Arrendamiento:
Es el contrato por el cual una persona, el arrendador, pone temporalmente una cosa a
disposición de otra, el arrendatario, contra una remuneración, el alquiler o la renta. El
arrendamiento de cosas puede recaer sobre inmuebles o sobre muebles. Cuando se trata de un
inmueble se suele llamar locación, si se trata de un bien mueble se le llama alquiler. Es un
contrato consensual, sinalagmático, oneroso y conmutativo.

Alquiler:
Es un contrato por el medio del cual se paga una suma convenida entre las partes para hacer
uso de un inmueble o mueble durante un determinado periodo de tiempo,

Obligaciones del arrendador


1. Obligación de entrega
2. Obligaciones de conservar la cosa arrendada en estado de servir para el uso que
ha sido alquilada
3. Obligación de garantía contra evicción y vicios ocultos.

Obligaciones del arrendatario


1. Pagar el Alquiler.
2. Usar el objeto alquilado según el destino previsto.
3. Conservar la cosa alquilada.

Causas de Resciliación del Contrato.


El cumplimiento del término, cuando éste se encuentre detallado en el contrato, le pone
automáticamente fin al arrendamiento. A la expiración del arrendamiento, el arrendador
puede exigir la salida o marcha del inquilino, salvo la aplicación de la legislación especial. La
pérdida del inmueble y el incumplimiento de sus obligaciones por una de las partes son
susceptibles de poner fin al arrendamiento.

Las causas de resciliación del contrato son varias, entres ellas figuran:
a. Uso distinto de la cosa;
b. Destrucción de la cosa;
c. La llegada del término cuando éste se encuentre detallado en el contrato, salvo la
tácita reconducción.

El Régimen del Código Civil.


El contrato de Locación está previsto en nuestro CC en los arts. 1708 al 1831. Estableciendo de
esta manera que se puede alquilar o arrendar cualquier clase de bienes muebles o inmuebles.
Y se puede arrendar por escrito o verbalmente.
El Régimen del Decreto 4807:
Decreto 4807 del 1959 creó la Comisión de Alquileres de Casas y Desahucios, cuya finalidad
consiste en dirimir las contestaciones extrajudiciales posibles a presentarse entre propietarios
e inquilinos de casas, fijando a la vez normas para el establecimiento de los precios a pagar por
concepto de alquiler.

Organización del Control de Alquileres de Casas y Desahucios y la Comisión de Apelación:


El Control de Alquileres de Casas y Desahucios, está a cargo del Consultor Jurídico de los
Bancos del Estado, quien ejerce esas funciones con jurisdicción nacional. Los Gobernadores
Provinciales actuarán dentro de su jurisdicción, como delegados del Control de Alquileres de
Casas y Desahucios, en todo cuanto se refiera a los asuntos de su competencia. La Comisión
de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios, estará integrada por el Ministerio de
Justicia, el Ministerio de Interior y Cultos y el Síndico del Distrito Nacional, o por funcionarios
que éstos designen en su representación.

Las Decisiones de estos Organismos:


El Control de Alquileres de Casas y Desahucios, así establecido, decidirá originalmente los
casos que le fueren sometidos, de acuerdo con las prescripciones del decreto 4807 del 1959,
como son: La sentencia que ordene el desalojo del inquilino. Decreto a aumentar o disminuir
el precio de los alquileres.

Vías de Recursos:
Podrán recurrir en apelación por ante la Comisión de Apelación del Control de Alquileres de
Casas y Desahucios, los propietarios e inquilinos, contra cualquier decisión del Control de
Alquileres de Casas y Desahucios, con la cual no estuvieren conformes. Esta apelación deberá
ser hecha por escrito dentro de los 20 días posteriores a la fecha de la remisión de la resolución
recurrida.

Postura Jurisprudencial en cuanto a la naturaleza de las resoluciones que dicta la comisión


de Apelación.:
La Comisión de Apelación de Casas y Desahucios no es un tribunal del orden judicial y, por
tanto, sus resoluciones no están sujetas al recurso de casación.

La Postura Jurisprudencial es que cuando se trate de un recurso de casación contra una


resolución de la Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucio, jurisdicción
especial administrativa, que no es un tribunal del orden judicial; de conformidad con lo que
establece el artículo 1 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la Suprema Corte de Justicia
decide, como Corte de Casación si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o
en única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial; y como la comisión que
evacuó la resolución impugnada no es un tribunal del orden judicial, ni existe disposición
expresa de la ley que así lo determine, el recurso de casación interpuesto contra la indicada
resolución resulta inadmisible.

La llegada del término como causa de rescisión en este contrato:


Situación cuando se trata de alquileres vencidos según Decreto 4807 del año 1959, artículos
12 y 13.

Los inquilinos de casas que hubieran sido demandados en desahucios por falta de pago de
alquileres tendrán la oportunidad para cubrir al propietario la totalidad de la suma adeudada
más los gastos legales hasta el monto en que deba ser conocida en audiencia, la demanda
correspondiente. En estos casos los jueces deben sobreseer la acción, cuando comprueben que
el inquilino ha puesto a disposición del propietario el total de alquileres y los gastos
adeudados, y que éste se ha negado a recibirlos.

Podrá depositar el total de los alquileres y gastos adeudados al propietario, en la Oficina del
Banco Agrícola correspondiente, o llevar dicha suma a la audiencia para entregarla al
propietario o a su representante legal ante el propio Juez que conozca de la demanda.

La Oferta Real de Pago seguida de consignación.


Cuando el acreedor rehúsa recibir el pago, puede el deudor hacerle ofrecimientos reales; y si
rehúsa el acreedor aceptarlos, consignar la suma a la cosa ofrecida. Los ofrecimientos reales
seguidos en una consignación, libran al deudor, y surten respecto de él, efecto de pago, cuando
se ha hecho válidamente; y la cosa consignada de ésta manera, queda bajo la responsabilidad
del acreedor. El Ofrecimiento Real de Pago, seguida de la consignación es la vía prevista por
la ley, a fin de que el deudor, cuando el acreedor se niegue a aceptar el pago, pueda liberarse
válidamente del mismo. El pago seguido de consignación está previsto en los artículos 1257 y
siguientes del Código Civil.

TEMA 9
GARANTIAS
Una garantía es un negocio jurídico mediante el cual se pretende dotar de una mayor
seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. Se llaman Contratos de
Garantías a los que están destinados a proteger a los acreedores contra la insolvencia de sus
deudores.

Los contratos de garantías son:


 La Fianza
 La Prenda
 La Anticresis
 La Hipoteca.

Tipos de Garantías
1. Garantías Legales y Convencionales: Una garantía es legal cuando la ley le crea un acreedor,
sin que éste tenga que manifestar su voluntad, una situación privilegiada. Es convencional
cuando resulta de la voluntad de las partes.

2. Garantías Personales y Reales: La garantía personal consiste en la intervención de un


tercero, el fiador, que asegura el cumplimiento. La garantía real resulta de la afectación de
ciertos bienes del deudor como seguridad del crédito.

Hipoteca:
Es un derecho real sobre los inmuebles que están afectos al cumplimiento de una obligación,
consagrada en el CC, arts. 2114 al 2120. Garantía legal unas veces, y convencional otras. Es la
afectación de un inmueble al pago de un crédito sin que el propietario de ese inmueble se haya
desprendido de él. La hipoteca no es oponible a terceros si no se ha efectuado una publicidad
(inscripción de hipoteca).

Anticresis:
Es un contrato real que no se realiza sino por el desposeimiento del deudor y la entrega del
inmueble al acreedor. El constituyente debe ser propietario del inmueble o titular de un
derecho real sobre ese inmueble. El derecho del anticresista es un derecho real inmobiliario
susceptible de posesión.

La anticresis se extingue por vía accesoria cundo el crédito garantizado desaparece, sobre todo
por el pago. Se extingue por vía principal cuando el anticresista renuncia a su derecho o
restituye el inmueble al constituyente o es privado del mismo por abuso del goce.

La Prenda.:
Este tipo de contrato está previsto en los artículos 2073 al 2084 del CC. La Prenda es un Derecho
real de garantía consistente en la transmisión de la posesión de la cosa al acreedor o un tercero,
para garantizar el cumplimiento de una obligación. El contrato de prenda hace que surja un
derecho real a favor del acreedor prendario y crea obligaciones. Es un contrato accesorio que
supone la existencia de un crédito válido y es un contrato sinalagmático imperfecto.

Características:
 Es convencional.
 Es especial: se debe mencionar el importe del crédito y una designación detallada de la cosa
 Es un Derecho real; se tiene sobre la cosa sin respecto a determinada persona.
 Es un Derecho mueble; se ejerce sobre bienes muebles y sobre deudas activas
 Es Indivisible.

Tipos de prenda desde el punto de vista del Código Civil, Código de Comercio y la Ley 20-
00 sobre Propiedad Industrial.

Desde el punto de vista del Código Civil tenemos:

Prenda Ordinaria: El concepto de prenda como garantía real de un crédito.

Prenda Irregular: Se conoce como prenda irregular a un subtipo de garantía real pignoraticia
en el cual el bien que se entrega para que sirva de garantía de las obligaciones es el dinero. A
menudo recibe también el nombre de fianza monetaria

Prenda sin Desplazamiento: En donde el poseedor del bien mueble no es el titular del derecho.
En esos casos, para salvaguardar los derechos de terceras personas, es necesaria la inscripción
en un registro público.

Desde el punto de vista del Código de Comercio.

La prenda constituida, bien por un comerciante, bien por un individuo no comerciante, para
afianzar un acto de comercio se acredita, tanto respecto de terceras personas como respecto de
las partes contratantes.

La prenda, respecto de los valores negociables, puede también constituirse por un endoso
regular, indicando que los valores han sido entregados en garantía.
Respecto de las acciones, de las partes de interés y de las obligaciones nominativas de las
compañías de créditos públicos, industriales, comerciales o civiles, cuya transmisión se efectúa
por un traspaso en los registros de la compañía.

La prenda puede asimismo constituirse por un traspaso a título de garantía, inscrito dichos
registros.

Desde el punto de vista de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.

Art. 137 Una patente de invención o de modelo de utilidad, un registro de diseño industrial
y un registro de marca podrán ser otorgados como garantía de una obligación asumida por
su titular, y podrán ser objeto de embargo o de otras restricciones de dominio. Tales derechos
y medidas deberán inscribirse en favor del acreedor en la Oficina Nacional de la Propiedad
Industrial, sin lo cual no surtirán efecto legal. Tales inscripciones se dejarán sin efecto cuando
la parte interesada lo solicitare a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial; a tal fin
acompañará la solicitud con los documentos que evidencien la extinción de la obligación o el
levantamiento de la medida de embargo u otra que se hubiese inscrito. La ejecución de la
garantía, embargo u otra medida inscrita, se llevará a cabo de conformidad con las
disposiciones aplicables del derecho común.

Tipos de prenda desde el punto de vista de la Ley 6186 de 1963 sobre Fomento Agrícola
La Ley 6186 de 1963, crea dos tipos de contratos de prenda particulares:
 Contrato de préstamo con prenda universal, en el cual el crédito, que si bien es
principio solo puede ser otorgado a agricultores, ganaderos y pescadores, conforme se
desprende del artículo 170 de la referida ley, puede, no obstante, ser hecho por otros
productores y comerciantes, está garantizado con un conjunto de bienes y derechos que
a tales fines se constituyan en unidad de producción. Lo que implica que dicho conjunto
de bienes individuales será bloqueado, existiendo la imposibilidad de segregarlos
durante la vigencia del contrato.
 Contrato de prenda sin desapoderamiento: este contrato recae sobre un bien
individualizado, conservando el deudor, la posesión de los bienes dados en prenda,
cuidadosamente y gratuitamente, y el derecho de usarlos conforme su destino, cuando
se trate de bienes consumibles.

Tipos de prendas desde el punto de vista de la ley 65-00 sobre derecho de autor

TEMA 10
PRESTAMO, FIANZA y DEPÓSITO
Contrato de Préstamo.
Es un contrato por el cual una persona, el prestador, entrega a otra, el prestatario, para que se
sirva de ella, ya sea a título gratuito una cosa no fungible, ya sea a título gratuito u oneroso
una cosa consumible y fungible. Es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la
cosa y unilateral porque sólo se producen obligaciones para una de las partes.

El Contrato de Fianza:
Es una garantía personal que se constituye asumiendo un tercero el compromiso de responder
del cumplimiento de una obligación si no la cumple el deudor principal. Se trata de un contrato
accesorio de otro principal. La Fianza no puede concebirse aisladamente, sino condicionada
por la existencia de una obligación que delimite el contenido de la misma garantía.

El Depósito:
(Art. 1915-1927 CC) es el contrato por el cual una persona, el depositario, se obliga para con la
otra, el depositante, que le ha confiado una cosa mobiliaria corporal, a conservarla y a
restituirla cuando esta última quiera. Se ha definido el depósito como el acto o contrato por el
cual uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla.

El Contrato de Depósito en los Almacenes Generales de Depósito regulados por la Ley 6186
de 1963.
Este contrato es muy usual cuando se trata de exportación e importación de bienes, como
también, para la conservación de bienes importados que entran en la categoría de mercancía
en tránsito o de internación temporal en el país, criterio bajo el cual funcionan, por ejemplo,
las empresas industriales de zona franca. Sin embargo, el contrato de almacenes generales de
depósito, no es privativo del comercio internacional, sino que también se verifica en las
actividades del comercio local.

El contrato de almacenes de depósito, puede definirse como aquel por el cual una persona
denominada depositante entrega a otra denominada depositario, determinados bienes
muebles para su conservación, cuidado, a cambio de una remuneración, que será establecida
en común acuerdo entre ellas.

El contrato de depósito en los almacenes Fiscales de Depósito.


Los almacenes de depósito fiscales están bajo la supervisión y autorización para la instalación
de la Dirección General de Aduanas.

Este tipo de establecimiento permite el ingreso temporal de mercancías en el país, sin que el
importador tenga la obligación de pagar los aforos o impuestos aduanales, cuando dicha
mercancía han de reembarcar hacia otro destino, como también permitiendo la internación de
los bienes importados con destino al territorio nacional, que siendo sujeto de impuestos de
importación, no se quiera dejarlos en el área de puerto o de aduana, o se desee ser conservados
o depositados en dichos almacenes, hasta tanto se verifiquen las operaciones de liquidación de
dichos impuestos.

El depósito de los bienes importados en estos almacenes obliga al importador de los bienes a
pagar a la Dirección General de Aduanas, un 1% de su valor legal por un período de seis meses
o fracción del mismo, e igual valor cuando este depósito se prorrogue por otro período similar.

Régimen de estos contratos.


En principio estos almacenes gozan del régimen de las zonas francas en cuanto y tanto
permitan la introducción de mercaderías importadas a los fines de ser depositadas en ellos,
constituyen un excelente aliado de los comerciantes importadores quienes pueden, optar por
este régimen cuando no cuenten con los recursos necesarios para pagar todos los impuestos
fiscales, y disfrutan así, de un plazo de gracia de seis meses, prorrogables por igual período,
para poder comercializar dichos productos y con el resultado de sus ventas, pagar o saldar los
impuestos o recaudar los fondos necesarios para el saldo de los impuestos fiscales de
importación.

Los contratos de depósito en las instituciones bancarias, diversos tipos de depósitos.


Es aquel mediante el cual el cliente entrega al banco sumas de dinero, cuya propiedad
adquiere, comprometiéndose a restituirla en la misma moneda y en la forma pactada, pagando
al depositante un interés fijado por la ley o con él convenido.

En principio se trata de un contrato que crea obligaciones a cargo de ambas partes según sus
modalidades, a cargo del depositante de respetar el plazo convenido para el retiro de los
fondos depositados y para el banco depositario, de abonar los intereses en proporción al
tiempo que se haya mantenido los fondos, y devolver las sumas recibidas a requerimiento del
propietario.

La práctica bancaria hace distinguible diversos tipos de depósitos, algunos de los cuales se
asimilan mas a un contrato de caja de seguridad, tales como son los casos de depósitos de
alhajas y otros objetos de especial estimación y de metales preciosos, como también el
depósito de valores mobiliarios, que es denominado, conforme a las obligaciones que asume
el banco o la entidad financiera, como deposito administrado. Por lo general, en ésta
modalidad el depositario asume la responsabilidad, amén de la de custodia de o los bienes, de
administrar dichas propiedades, asumiendo la obligación de cobrar intereses y dividendos
generales por tales títulos, el pago de las primas, con cargo a la cuenta de los titulares, y
realizar yodas las gestiones de negocio y representación del depositante.

Responsabilidades de las partes.


En nuestro ordenamiento jurídico no cabe duda que la entidad depositaria compromete su
responsabilidad civil en caso de de incumplimiento de sus obligaciones, siendo aplicables en
este contrato las causas eximentes de responsabilidad que contempla el Código Civil. Pero en
ocasiones, se puede, y en caso de incumplimiento de las obligaciones de la entidad depositaria,
perseguir la responsabilidad penal de los directivos de la entidad y llevar accesoriamente a la
acción pública la acción civil.

El contrato de fianza a la luz de la Ley sobre Seguros y Fianzas.


Es el contrato por el cual una persona, el fiador, le promete al acreedor cumplir las obligaciones
del deudor principal, si éste no mantiene sus compromisos. El que presta fianza por una
obligación, se obliga respecto al acreedor a cumplir la misma, si no lo hiciere el deudor. La
fianza no puede exceder lo que debe el deudor ni otorgarse en condiciones más onerosas.
Puede contratarse para solamente una parte de la deuda y bajo condiciones menos onerosas

El contrato de fianza es un contrato consensual, unilateral, a título oneroso, es un negocio


jurídico accesorio, que supone la existencia de una deuda principal que haya que garantizar.

La voluntad del fiador debe manifestarse de manera cierta. Salvo cuando él mismo haya
elegido al fiador; el acreedor tiene derecho a rechazar todo fiador que no reúna los requisitos
de: tener inmuebles suficientes y estar domiciliado en la jurisdicción del tribunal del lugar
donde se haya celebrado el contrato de fianza. Si el deudor no puede encontrar un responsable
que reúna esos requisitos, está obligado a reemplazar esa garantía por una pignoración o una
hipoteca.

El contrato de préstamo de cosas.

Hay dos clases de préstamos. El de las cosas que se pueden usar sin destruirlas; y el de las
cosas que se consumen por el uso. La primera especie se llama préstamo a uso o comodato. La
segunda se llama préstamo de consumo o simplemente préstamo.

En cuanto a las clases de préstamo, éste puede ser mercantil, civil o administrativo, según la
ley aplicable. Pero la clasificación más importante derivada del Código Civil es la que distingue
entre préstamo de uso o comodato, y préstamo de consumo o mutuo.

 Préstamo de uso o comodato: Es un contrato mediante el cual una persona, el prestador


le entrega a otra, el prestatario, para que se sirva de ella, ya sea a título gratuito una cosa
no fungible, que deberá ser devuelta.
 Préstamo de consumo o mutuo: Es un contrato por el cual, una persona, el mutuario se
obliga a devolver a otra, el mutuante, una cosa semejante a la cosa consumible y
fungible que se le haya entregado para su uso.

TEMA 11
LOS CUASICONTRATOS

Los Cuasicontratos:
Subero Isa define los cuasicontratos como los hechos puramente voluntarios del hombre, de
los cuales resulta un compromiso cualquiera respecto a un tercero, y algunas veces un
compromiso recíproco por ambas partes. Constituyen una fuente autónoma de obligaciones
porque la obligación que ellos crean nace fuera de la voluntad de los obligados y sin que ellos
hayan cometido una falta que comprometa su responsabilidad civil.

Clasificación:
En nuestro derecho, existen tres categorías de cuasicontratos:

 La gestión de negocios ajenos


 El pago de lo indebido
 El enriquecimiento sin causa

La Gestión de Negocios Ajenos:


Es la acción de una persona, que espontáneamente y sin mandato, realiza uno o varios actos
concernientes al patrimonio de un tercero. Se encuentra prevista en los artículos 1372 al 1375
el Código Civil.

Requisitos
1. Ausencia de consentimiento de dueño del negocio.
2. Intención de obrar por otro.
3. Utilidad de la Gestión.

Nuestra Suprema Corte de Justicia señala que para la existencia de una gestión de negocios
ajenos es preciso que haya una injerencia útil en los negocios de otro.

Produce obligación con cargo al dueño y con cargo al gestor.

Obligaciones del dueño:


El art. 1375 del CC, prevé que el dueño cuyo negocio ha sido bien administrado, debe:

 Cumplir con los compromisos que el gestor haya hecho en su nombre.


 Indemnizarle de todos los compromisos personales que haya contraído
 Reembolsarle todos los gastos que haya hecho, siendo útiles y necesarios.

Obligaciones del Gestor:


El art. 1372 del CC hace aplicable al gestor las obligaciones que los artículos 1991 al 1997 ponen
a cargo del mandatario. Pero las obligaciones del gestor son tratadas con mayor rigor, lo cual
se explica en que se considera más grave intervenir sin mandatos en asuntos ajenos, que
hacerlo en virtud de un poder.

 Continuar la gestión, aunque muera el dueño antes que el asunto se termine.


 Emplear en la gestión todos los cuidados de un buen padre de familia.
 Rendirle cuentas de su gestión al dueño del negocio.

El Pago de lo Indebido:
Pagar lo indebido es realizar una prestación a la que no se está obligado y sin que se tenga la
intención o voluntad de pagar una deuda ajena. El Pago de lo indebido constituye un
cuasicontrato creador de obligaciones porque entre el accipiens (quien recibe el pago) y el
solvens (quien realiza el pago) se crea un vínculo de donde resulta que el accipiens se convierte
en deudor del solvens y éste en acreedor del accipiens. El pago de lo indebido se rige por las
disposiciones de los arts. 1376 al 1381 del CC.
Requisitos
1. Inexistencia de la deuda.
2. Error del solvens.
3. El accipiens no debe haber destruido su título.

El principal efecto que produce el pago de lo indebido consiste en la obligación que tiene
el accipiens de restituir lo recibido indebidamente. En principio el solvens no tiene ninguna
obligación, sin embargo, según dispone el art. 1381 del CC, aquel a quien se le ha restituido la
cosa, deba abonar, aun al poseedor de mala fe, todos los gastos útiles y necesarios que haya
hecho para la conservación de ésta.

El Enriquecimiento sin Causa.


Descansa sobre una idea fundamental basada en la equidad, nadie puede enriquecerse a
expensas de otro sin causa legítima. Un patrimonio resulta acrecentado sin derecho, a expensas
de una persona. Nuestro Código Civil no contiene de manera expresa ningún texto que lo
consagre como fuente de obligaciones. Sin embargo, en nuestros días no se discute la existencia
de este tercer cuasicontrato admitido sin ley, bajo la influencia de la equidad.

El efecto principal que produce el cuasicontrato del enriquecimiento sin causa es que hace
nacer una obligación a cargo del enriquecido de restituirle al empobrecido en la medida de su
enriquecimiento.

Denominación de la Acción a ejercer en este caso.


En el enriquecimiento sin causa, resulta que una persona, el empobrecido dispone contra el
enriquecido de una acción denominada acción in rem verso. El empobrecido, se convierte en
acreedor del enriquecido convertido en deudor.

La acción de in rem verso es una locución latina que traducida al español significa "Acción de
Reembolso", conocida por algunas legislaciones como "Acción de Restitución" pero no se trata
de restituir una propiedad o un inmueble, hace referencia al enriquecimiento ilícito, o más bien
sin causa, de carácter líquido.

Postura Jurisprudencial:
La Jurisprudencia aceptó esta figura jurídica en virtud del principio de que nadie puede
enriquecerse a expensas de otro. La SCJ en 1966 en su BJ 665 p. 555, dice que es necesario en la
transacción la transmisión de un valor físico que sale de un patrimonio y entra a otro:

 Que el empobrecimiento sufrido no debe ser consecuencia de un interés personal del


empobrecido.
 El enriquecimiento no puede tener una causa justa.
 El empobrecido no puede disponer de ninguna otra acción diferente dada por el
legislador.

TEMA 12
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL

La Responsabilidad Civil Contractual:


Es aquella que resulta del incumplimiento de una obligación nacida de un contrato, por
ejemplo el vendedor que se niega a entregar la cosa vendida, y se encuentra consagrada por
los arts. 1146 y ss del CC.

Elementos constitutivos:
Cualquiera que sea la naturaleza de la responsabilidad frente a la cual nos encontremos,
cualquiera que sea su origen, está en principio y de forma tradicional, debe estar constituida
de tres elementos esenciales:
 La Falta. Para Planiol, la falta es la violación de una obligación preexistente.

 El Perjuicio. Todas las acciones en responsabilidad suponen independientemente de un


derecho lesionado, una condición especial.

 La relación Causa efecto. Para que se configure la responsabilidad civil, es preciso que
el daño sea consecuencia de la falta.

Validez de Exoneración de Responsabilidad.


Por la cláusula de no responsabilidad el autor de la falta descarta la responsabilidad y por
tanto la obligación de reparar. La obligación contractual ha nacido de la voluntad de los
contratantes, estos habrían podido no darle nacimiento, entonces están en la libertad para
convenir que si el deudor no cumple con la obligación, no estará sujeto a resarcir el daño
causado por el incumplimiento. La cláusula de exoneración de responsabilidad no hace
desaparecer la obligación, la cual subsiste, pero si no cumple, no debe reparar el daño que le
causa al acreedor. En presencia de una cláusula de exoneración o de limitación de
responsabilidad el juez debe respetar la voluntad de las partes contratantes.

Cláusula de Limitación de Responsabilidad:


Mediante la cláusula de limitación de responsabilidad, se conviene de antemano que no se
responderá mas allá de cierto límite, sino de una suma determinada – cláusula de
responsabilidad atenuada- o que no se responderá después de cierto plazo –cláusula de
responsabilidad abreviada-. También se pude fijar de antemano el monto de una
indemnización, esta es la cláusula penal, que desempeñara el papel de una cláusula de
responsabilidad atenuada, si la suma fijada es inferior al perjuicio causado, y, en el caso
contrario, tendrá por efecto agravar la responsabilidad.

Cláusula Penal:
La Cláusula Penal es aquella por la cual, las partes fijan de antemano la suma que tendrá que
pagar el deudor si no ejecuta su obligación o si la ejecuta tardíamente.

Reglamentación.
Según lo planteado en los artículos 1226 y siguientes del CC la cláusula penal es aquella por la cual una
persona, para asegurar la ejecución de un convenio, se obliga a alguna cosa en caso de faltar a su
cumplimiento.

Papel del Juez:


El Juez puede modificar la pena cuando la obligación principal ha sido ejecutada en parte.
Artículos 1226 a 1231 del Código Civil. Según lo planteado en los artículos 1226 y siguientes
del CC:
 La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar la ejecución de un
convenio, se obliga a alguna cosa en caso de faltar a su cumplimiento.
 La nulidad de la obligación principal, lleva consigo la de la cláusula penal. La nulidad
de ésta no implica de ningún modo la de la obligación principal.
 El acreedor, en lugar de pedir la pena estipulada contra el deudor que está en mora,
puede apremiar para la ejecución de la obligación principal.
 La cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios, que el acreedor
experimenta por la falta de ejecución de la obligación principal. No puede pedir a la
vez el principal y la pena, al menos que esta se haya por el simple retardo.
 Bien sea que la obligación primitiva contenga o no un término en el cual deba ser
cumplida, no se incurre en la pena sino cuando aquel que está obligado a dar, a tomar
o hacer, se constituye en mora.
 La pena puede modificarse por el Juez, cuando la obligación principal ha sido ejecutada
en parte.

Doctrina jurisprudencial respecto a estas cláusulas de responsabilidad limitada y las


cláusulas penales.

Ley 358-05 sobre protección a los consumidores y usuarios. Situación particular.

TEMA 13
RESPONSABILIDAD CUASI-DELICTUAL
Se produce Responsabilidad Cuasi-Delictual cuando la acción en responsabilidad civil nace
a consecuencia de un cuasidelito civil (daño ocasionado sin intención de causarlo).

Elementos Constitutivos

 Una falta imputable al demandado.


 Un perjuicio ocasionado al que reclama la reparación.
 Una relación de causalidad entre el daño y la falta.

Responsabilidad por el Hecho de Otro:

Esta responsabilidad tiene un carácter excepcional, pues el principio es que cada cual responde
por su propio hecho. Supone que una persona que no ha sido autora de un daño y que se llama
persona civilmente responsable, está obligada a reparar el daño causado por otra persona.

Según el artículo 1384 del C.C. no solamente es uno responsable del daño que causa un hecho
suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder,
o de las cosas que están bajo su cuidado, en ese orden:

 Responsabilidad de los Padres. Los padres son responsables de los daños causados por
sus hijos menores que vivan con ellos. Esta responsabilidad se fundamenta en la falta
de vigilancia imputada a los padres.

 Responsabilidad de los amos y comitentes. Los amos y comitentes, lo son del daño
causado por sus criados u apoderados en las funciones en que estén empleados.

 Responsabilidad de los maestros y artesanos. Los maestros y artesanos lo son del


causado por sus alumnos y aprendices, durante el tiempo que están bajo su vigilancia.

Todos los casos de responsabilidad civil derivados del hecho de otro, se encuentran sujetos a
las siguientes reglas.

 Es preciso que exista una responsabilidad por el hecho personal de la persona por quien
responda el civilmente responsable.

 La víctima se beneficia de un derecho de opción que le permite ya sea demandar al autor


personal de los daños, por su hecho personal, o ya sea demandar a la persona civilmente
responsable.

Responsabilidad por el Hecho de la Cosa:

El art. 1384 párrafo 1ro. de nuestro Código Civil consagra una responsabilidad civil a cargo del
guardián de la cosa inanimada, consistente en la obligación que tenemos de reparar un daño
que ha sido causado por una cosa inanimada bajo nuestra guarda. La SCJ ha señalado: “Que
la responsabilidad civil que pesa sobre el guardián de la cosa inanimada que ha causado un
daño a otro, tiene como fundamento la falta en la guarda; que esta falta, que supone negligencia
o una imprudencia a cargo del guardián, constituye un cuasidelito civil” (Ver Pág.2272, B. J.
532, S. C. J).
La presunción de responsabilidad no se destruye aunque el guardián de la cosa pruebe que no
ha cometido ninguna falta. El guardián de la cosa es responsable ya sea cuando la cosa este
directamente bajo su guarda o cuando esté en manos de un empleado de él. La acción civil
derivada del hecho de las cosas inanimadas no puede ser ejercida accesoriamente a la acción
pública.

Plazos para ejercer la Acción:

El contenido del art. 2271 del CC establece que la acción Cuasi delictual prescribe en el término
de 6 meses, y lo mismo ocurre con la acción en responsabilidad civil contra el guardián de la
cosa inanimada, en tal sentido el Dr. Jorge A. Subero Isa expresa en su obra Tratado Práctico
de Responsabilidad Civil, que: “La acción dirigida contra el guardián de la cosa inanimada de
conformidad con el art.1384 párr. 1ro. del CC, se considera que nace de un cuasidelito civil y
prescribe al término de 6 meses”.

Responsabilidad solidaria:

Las obligaciones solidarias son las obligaciones de sujeto plural en las cuales, por voluntad de
las partes o de la ley, y con prescindencia de la naturaleza divisible o indivisible de su objeto,
cualquiera de los acreedores puede exigir a cualquiera de los deudores el cumplimiento de la
totalidad de la prestación. La solidaridad puede darse en el grupo acreedor (solidaridad activa)
o en el grupo deudor (solidaridad pasiva). Cuando ocurre en ambos grupos se llama
solidaridad mixta.

Responsabilidad in solidum:

También denominada obligaciones conexas, indistintas o concurrentes son obligaciones


plurales que se caracterizan por la existencia de varios sujetos que aparecen obligados con
respecto a un mismo acreedor, por una misma prestación, pero en virtud de distintas causas
jurídicas, de forma tal que las diversas deudas son autónomas entre sí, pese a existir entre ellas
la conexión resultante de estar referidas a idéntico objeto. Las obligaciones conexas, indistintas
o concurrentes nacen por la fuerza misma de las cosas, de la necesidad de las circunstancias
que rodean su nacimiento. Excepcionalmente, son creadas por la ley.

Diferencias:

Se parecen a las obligaciones solidarias en que el acreedor puede reclamar el todo a cualquiera
de los deudores y, obviamente, una vez que la prestación debida ha sido satisfecha
íntegramente por cualquiera de los obligados (pago), el acreedor queda totalmente
desinteresado, cesando su derecho para pretender otro tanto de los demás deudores. Sin
embargo, se diferencian por diversas razones:

 Como se vio, las solidarias nacen de la ley o de la convención; las concurrentes o conexas
de la propia naturaleza de la obligación;

 Las solidarias reconocen una misma causa; las indistintas o concurrentes diferentes causas
del responder.

 Los vínculos jurídicos existentes entre los deudores solidarios con cada acreedor se
presentan interconectados, por lo que existiría un fenómeno similar a la representación; en
virtud del cual lo que perjudique o beneficie a uno de los deudores con respecto al acreedor
común, se extiende a los demás;

 Las relaciones internas de los deudores conexos y el deber de contribución dependen de


quién es el sujeto que pagó al acreedor.

Sistema de Pruebas. La cosa inanimada que produce el daño puede estar movida por la fuerza
de la naturaleza o por la acción del hombre. Es una presunción que sólo puede destruirse
probando el caso fortuito o de fuerza mayor, la falta de la víctima o el hecho de un tercero.

TEMA 14
LA PRESCRIPCIÓN: Concepto y Clases

La Prescripción:
Es un medio de adquirir o de extinguir una obligación por el transcurso de cierto tiempo y bajo
las condiciones que determina la ley.

Clases:
 Prescripción Extintiva
 Prescripción adquisitiva

La Prescripción Extintiva o liberatoria:


Es un medio de liberación o de extinción de las obligaciones, y resulta del no uso durante cierto
tiempo, de derechos o acciones. Solo el Derecho Real de propiedad es perpetuo, no desaparece
por el no uso. Los derechos personales u obligaciones se extinguen por prescripción.

La prescripción extintiva se realiza en plazos muy variables, en principio se fija en 20 años para
todas las acciones reales o personales, pero nuestro CC contempla prescripciones más breves,
como son:
 10 años cuando las acciones se apliquen a terrenos comuneros objeto de saneamiento
catastral.
 5 años para las obligaciones entre comerciantes, si ellas no son sometidas a
prescripciones especiales más cortas (Art. 189 Cód. Comercio).
 2 años para las acciones en responsabilidad civil contractual y 3 años por lo que se llevan
con motivo de litis sobre rentas o pensiones.
 1 año para las acciones de los alguaciles en cobro de honorarios.
 6 meses para las acreencias de hoteleros y restaurantes respectos a sus clientes.

La Prescripción Adquisitiva:
También llamada usucapión es un modo de adquirir la propiedad de un bien. Constituye un
medio de adquirir una obligación. El legislador considera que el estado aparente es conforme
al derecho y consolida los derechos del poseedor, puesto que el verdadero titular permanece.

Interrupción del Plazo de la Prescripción:


Consiste en un acontecimiento que hace inútil el tiempo transcurrido para la prescripción,
resulta de actos que implican la voluntad del acreedor de exigir el pago, o el reconocimiento
inequívoco del deudor. En virtud de los efectos de la interrupción, no se toma en cuenta el
tiempo anteriormente transcurrido, comenzando a correr una nueva prescripción.

Interrumpe la prescripción:
1. La citación en conciliación.
2. La citación judicial.
3. El reconocimiento de deuda hecho por el deudor.
4. La demanda hecha a uno de los deudores solidarios, la interrumpe para los demás.

Causas de Suspensión del Plazo de Prescripción:


(Arts. 2251 al 2259 CC). La suspensión de la prescripción es un acontecimiento que detiene la
prescripción por determinado tiempo, pero con la posibilidad de que al terminar este,
comience nuevamente a correr la prescripción, tomándose en cuenta, para su cumplimiento,
el período anteriormente transcurrido.
El plazo de prescripción se suspende mientras dure la incapacidad por minoría de edad o por
interdicción. Del mismo modo se suspende la prescripción durante el matrimonio: 1o. en el
caso en que la acción de la mujer no pudiera ejercerse sino después de haber optado entre la
aceptación o la renuncia a la comunidad; 2o. en el caso en que el marido, habiendo vendido
los bienes propios de la mujer sin su consentimiento, garantice la venta, y en los demás casos
en que la acción de la mujer resulte en perjuicio del marido.

La Caducidad:
Es la pérdida de un Derecho o acción por no ejercerlas dentro del plazo y en las condiciones
fijadas por el juez, la ley o las convenciones. Es la pérdida de un derecho o función sufrida a
título de sanción. El estado del acto jurídico que un acontecimiento posterior torna ineficaz. La
caducidad tiene lugar cuando la ley o los particulares señalan un término fijo para la duración
de un derecho, de modo tal que una vez transcurrido ese término, el derecho no puede ser
ejercitado.

Ejemplos:

 El Contrato de Matrimonio caduca si no se celebra el matrimonio.


 Caducidad de Instancia.

Diferencia con la Prescripción:


La caducidad, al igual que la prescripción, es una forma de extinción de los Derechos y de las
Acciones por el transcurso del tiempo. Pero, mientras que la prescripción, fundamentada en
una presunción de abandono del Derecho, es susceptible de interrupción, la caducidad
produce un efecto más radical. Transcurrido el plazo establecido para el ejercicio del derecho,
éste decae inexorablemente. Es rígido. No se suspende ni interrumpe. Mientras todos los
Derechos son susceptibles de perderse por Prescripción, la Caducidad solo se establece para
ciertos casos y efectos.

TEMA 15
LA NOCIÓN DE BIEN
Podemos definir el Bien como toda cosa material susceptible de apropiación. Todas las cosas
que pueden ser objeto de un Derecho y representar en el patrimonio de una persona, un valor
apreciable en dinero.

Bienes Muebles e Inmuebles. Según el art. 516 de nuestro CC, todos los bienes son Muebles
o Inmuebles. El concepto de inmueble evoca una cosa que no es susceptible de ser desplazada
sin alterar su sustancia. Por el contrario, el concepto de mueble, corresponde a una cosa cuyo
desplazamiento es posible sin ningún riesgo para su sustancia.

Los Inmuebles se dividen en 4 categorías:


 Inmuebles por naturaleza.
 Inmuebles por destino.
 Inmuebles por el objeto al cual se aplican.
 Inmuebles por determinación de la ley.

Categorías de los Muebles:


 Muebles por naturaleza.
 Muebles por determinación de la ley.
 Muebles por anticipación.

El Derecho Real:
“Jus in re” es el Derecho que recae directamente sobre una cosa, un poder sobre esa cosa, del
cual es titular una persona. Es una relación jurídica, inmediata y directa entre una persona y
una cosa, esta relación implica un sujeto activo (el titular del derecho) y un objeto (la cosa sobre
la cual recae).

Caracteres.:
Según MAZEAUD:

 Son en número limitado.


 Son oponibles a todos, tienen un carácter absoluto
 Constituye siempre un elemento activo.
 Implica derecho de persecución y de preferencia
 Son únicamente creados por la ley.

Clases:
La teoría clásica distingue dos categorías de derechos reales:

 Los Derechos reales principales son el Derecho de Propiedad y sus desmembraciones,


como son el usufructo, uso, habitación, servidumbres reales o servicios prediales,
concesiones y la enfiteusis, este último bajo ciertas condiciones.

 Los Derechos reales accesorios están constituidos por las garantías del derecho de
propiedad, como son la prenda y el derecho de hipoteca.

El Derecho de Propiedad:

La Propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con
tal de que no se haga de las mismas un uso prohibido por las leyes y reglamentos (Art. 544). El
derecho de propiedad dura tanto como la cosa; está unido a ella y se transmite al propio tiempo
que aquella es transmitida. Por ser este derecho perpetuo, no desaparece por el no uso, y la
acción reivindicatoria que lo sanciona no se extingue por la prescripción extintiva; pero el
derecho de propiedad puede perderse por causa de la adquisición de la cosa por un poseedor.

Restricciones al Derecho de Propiedad:


Las restricciones al Derecho de Propiedad descansan únicamente en la ley y el orden público.
Tal como la señala el artículo 545, nadie puede ser obligado a ceder su propiedad a no ser por
causa de utilidad pública, previa justa indemnización pericial o cuando haya discrepancia en
la estimación por juicio de un tribunal competente.

Numerosas limitaciones se han establecido al derecho de propiedad, entre esta podemos


mencionar: Ejemplos:

 Limitaciones derivadas de los Derechos del estado respecto a la propiedad privada


establecida por disposiciones de derecho público.
 Limitaciones resultantes de los principios generales de derecho privado, el abuso del
derecho o el ejercicio de un Derecho.
 Limitaciones derivadas de la cláusula de inalienabilidad.

Acciones que protegen el Derecho de Propiedad tanto Registrado como No Registrado:

El Derecho de Propiedad se encuentra protegido por las acciones petitorias que persiguen la
protección de los Derechos Reales Principales y Accesorios. La verdadera protección de la
propiedad, en el terreno meramente civil consiste en la reivindicación, la acción en virtud de
la cual una persona reclama la posesión de una cosa de la cual se pretende propietaria. Esta
acción es verdaderamente eficaz respecto a los inmuebles, debido a lo establecido por el
artículo 2279, según el cual, tratándose de muebles, la posesión vale titulo. La Reivindicación.
a) Posesoria: La ejerce el demandado que trata de mantener un bien en su patrimonio. b)
Petitoria: La ejerce el demandante cuando trata de reclamar o pedir un derecho que entiende
ha sido socavado. La Reivindicación de muebles se ejerce por el Juzgado de Paz, mientras que
la Reivindicación de Inmuebles se lleva por ante el Tribunal de Primera Instancia.

Atributos y Desmembraciones del Derecho de Propiedad:

El Derecho de Propiedad entraña tres atributos:


 El Jus Utendi, o derecho de utilizar la cosa;
 El Jus Fruendi o derecho de gozar la cosa, de percibir sus frutos;
 El Jus Abutendi, o derecho de disponer de la cosa.

Estos atributos pueden encontrarse disociados entre varios titulares, la propiedad se encuentra
entonces desmembrada, constituyen desmembraciones del derecho de propiedad:
1. El Usufructo.
2. El Derecho de Uso.
3. El Derecho de Habitación.
4. La Servidumbre.
5. La Enfiteusis, el derecho que tiene el arrendatario sobre la cosa que le ha sido
arrendada por una duración que varia de 18 a 99 años.

Modo de adquirir el Derecho de Propiedad:


La propiedad de los bienes, se adquiere y transmite por:

1. Sucesión.
2. Donación entre vivos o testamentarios.
3. Por efecto de las obligaciones.
4. Por accesión o incorporación.
5. La prescripción, mejor conocida como prescripción adquisitiva o usucapión,
consistente en un modo de adquirir la propiedad, por medio de una ocupación
prolongada durante un plazo determinado (Art. 2229)

TEMA 16
LA POSESION
La Posesión:
El art. 2228 de nuestro CC la define como la ocupación o el goce de una cosa o de un derecho
que tenemos o ejercemos por nosotros mismos, o por otro que tiene la cosa o ejerce el derecho
en nuestro nombre.

Requisitos que requiere el Derecho de Posesión:


Para existir como un hecho jurídico, la posesión supone la reunión de dos elementos que se
designan con los nombres Corpus y Animus.

El Corpus es el elemento material representado por el conjunto de hechos que revelan la


posesión, actos materiales de uso, goce y transformación que recaen sobre la cosa y constituyen
el dominio sobre ellas.

El Animus es el elemento psicológico, es la intención en el actor de manejarse como propietario


de la cosa o como propietario de cualquier otro derecho real sobre la misma, y no simplemente
de ejercer sobre ella un dominio de hecho.

La posesión debe ser continua, pacífica, pública e inequívoca para producir consecuencias
jurídicas.

Adquisición, Conservación y Pérdida de la Posesión.

La Adquisición: supone la reunión de sus elementos constitutivos, el animus y el corpus.

La Conservación: el poseedor puede defenderse y defender su posesión por medio de


procedimientos especiales: acciones posesorias, las cuales son de la competencia de los
Juzgados de Paz.

Pérdida de la Posesión: la posesión se pierde en principio cuando sus dos elementos


desaparecen o con la pérdida de uno de estos.

El Usufructo:
Consiste en el derecho de gozar de cosas cuya propiedad pertenece a otro, como éste mismo,
pero conservando la sustancia de aquellas (Art. 578).

Naturaleza:
Es un derecho real de goce, sobre una cosa perteneciente a otra persona. Puede recaer tanto
sobre bienes muebles como sobre inmuebles.

Constitución:
El usufructo puede derivarse de:

 La Ley, como lo es el caso del usufructo legal de los padres, previsto en el artículo 384.
 La Voluntad humana, como la donación, testamento y contrato a titulo oneroso.
 La Prescripción Adquisitiva. El usufructo puede establecerse sobre toda especie de
bienes, muebles o inmuebles.

Se extingue el usufructo por:


 La muerte del usufructuario.
 Acabarse el tiempo para que se concedió.
 El no uso del derecho en el transcurso de 20 años.
 La pérdida total de la cosa en que consiste el usufructo.
 El abuso que haga de él el usufructuario.

Contenido:

Derechos.
Los arts. 582 y ss del Código Civil establecen los derechos que posee el usufructuario,
estableciendo el artículo 597 que este goza en general de todos aquellos derechos de que goza
el propietario, disfrutándolos como éste mismo.

Obligaciones:

1. El usufructuario toma las cosas en el estado en que están.


2. Dará fianza de disfrutar como buen padre de familia.
3. Sólo está obligado a las reparaciones de conservación.
4. El usufructuario está obligado durante el usufructo a todos los cargos.
5. Las reparaciones son de cuenta del propietario

El Derecho Real de Servidumbre.

Consiste en el derecho del propietario de una finca, predio dominante, de servirse de ciertas
utilidades de la finca vecina. Es un derecho real instituido a favor de un inmueble y contra
otro, perteneciente a una persona distinta.

Caracteres.
Las características inherentes a este derecho real son:

Indivisibilidad: La servidumbre persiste a pesar de la división de cualquiera de los predios.


Accesoriedad: La transferencia de propiedad del predio, implica también la de la servidumbre.
Perpetuidad: No tiene límite temporal, salvo disposición legal o acuerdo en contrario
Irredimibles: no se puede liberar al inmueble de ella.
Indiscutibles: suponen el consentimiento de los propietarios de un predio.

Clases.
Existen diversas clasificaciones de servidumbres, estas pueden ser:

Continuas: Continuas son aquellas cuyo uso es y puede ser continuo sin que exista un hecho
actual del hombre.
Discontinuas: Son aquellas que requieren del hecho actual del hombre para ser ejercidas.

Prediales: son aquellas que se hacen en beneficio de otro inmueble.


Personales: son las constituidas en beneficio de una o más personas o de una comunidad.
Aparentes: son las que se anuncian y están continuamente a la vista por signos exteriores, que
revelan el uso y aprovechamiento de las mismas.
No aparentes: son las que no presentan indicio alguno exterior de su existencia.

Positiva: es la que impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer alguna
cosa o de hacerla por sí mismo.
Negativa: la que prohíbe al dueño del predio sirviente hacer algo que le seria lícito sin la
servidumbre.

Legales: las que se establecerse por la ley (u otras normas del ordenamiento jurídico)
Voluntarias: por la voluntad de los propietarios.

Servidumbres Reales y Personales.

Reales: se establecen en beneficio del propietario del predio dominante cualquiera que éste sea
y se transmiten junto con la propiedad del inmueble, pero concluyen si ambos predios pasan
a pertenecer a la misma persona.

Personales: se establecen en beneficio de persona determinada y terminan con la muerte del


titular.

Constitución:
Las servidumbres tienen su origen o en la situación de los predios o en obligaciones impuestas
por la ley o en contrato hecho por los propietarios. Cuando se constituye una servidumbre, se
reputa acordado todo cuanto sea necesario para usar de ella.

Contenido:

Extinción. Las servidumbres cesan cuando las cosas se ponen en tal estado que ya no puede
usarse de ellas. (703 al 710 del CC). Toda servidumbre se extingue: 1) Cuando el predio a que
se debe y el que lo debe se unen en una misma persona. 2) Por el no uso en el espacio de 20
años y 3) La pérdida de la cosa.

Servidumbres Legales:

Están establecidas en los arts. 649 y 650 del CC, tienen por objeto la utilidad pública y comunal
o la utilidad de los particulares. Todo lo que se refiere a esta clase de servidumbre; está
determinado por leyes o reglamentos particulares. Como Derecho de paso, pared y zanjas
medianeras.

TEMA 17
LA FAMILIA
Concepto. Es la colectividad formada por las personas que, a causa de sus vínculos de
parentesco o de su calidad de cónyuges, están sometidas a la misma autoridad, la de la cabeza
de familia. En el sentido preciso del término, la familia no comprende más que al marido, la
mujer y aquellos hijos sujetos a autoridad. El Código de los NNA, Ley 136-03, define la familia
como el grupo integrado por:

1. El padre y la madre, los hijos biológicos, adoptados o de crianza fruto del matrimonio
o de una unión consensual
2. El padre o la madre y sus hijos e hijas
3. Los cónyuges sin hijos e hijas
4. Los descendientes, ascendientes hasta el 4to grado de consanguineidad (padres,
hermanos, hermanas, tíos, abuelos y primos).

Institución Jurídica de la familia:

Jurídicamente la familia es institución jurídica que contiene unas relaciones reguladas


jurídicamente por normas.

Familia como producto de un matrimonio:

Es la comunidad familiar surge del pacto de unión de los cónyuges. El matrimonio que surge
de este pacto de amor conyugal no es una creación del poder público, sino una institución
natural y originaria que lo precede

Familia como producto de una relación de hecho.

Es la familia que surge del concubinato o unión de hecho y este a su vez se puede definir como
la situación derivada de la convivencia de dos personas, hombre y mujer no unidas por
matrimonio, que compartan un proyecto de vida común basada en relaciones afectivas de
carácter singular y dotadas de estabilidad y permanencia. De conformidad con la disposición
contenida en el art. 61 de la Ley 136-03, todos los hijos e hijas ya sean nacidos de una relación
consensual, de un matrimonio o adoptados, gozaran de iguales derechos de calidades,
incluyendo los relativos al orden sucesoral.

El Parentesco:

Concepto: es la relación que existe entre dos personas de las cuales una desciende de la otra,
como el hijo y el padre, el nieto y el abuelo, o que descienden de un autor común, como dos
hermanos, dos primos. El parentesco adoptivo es una imitación del parentesco real.

Cálculo de los Grados de Parentesco.


Parientes en línea recta: el cálculo es muy sencillo: hay tantos grados como generaciones haya
de un pariente al otro.

Parentesco colateral: existen dos formas de cómputo, una la es del Derecho Civil, que cuenta
el número de generaciones en ambas líneas, partiendo del autor común y que suma las dos
series de grados, así dos hermanos son parientes en segundo grado (una generación en cada
rama); un tío y su sobrino en tercer grado (dos generaciones por una rama y una en la otra);
dos primos hermanos en cuarto grado; un tío y su sobrino en el quinto. En el derecho canónico
solo se cuentan las generaciones de un solo lado, cuando las dos líneas son iguales se pueden
tomar indistintamente cualquiera de las dos; en caso contrario solo se toma en consideración
la más grande.

Las relaciones de Derecho entre el hijo y su padre, y su madre.

Los efectos del parentesco son numerosos y de naturaleza muy variada, confiere derechos y
crea obligaciones, implica incapacidades. Del parentesco se derivan Derechos, como son:
 El Derecho de sucesión.
 Los Derechos concedidos a los padres, sobre las personas de sus hijos, en virtud de la
patria potestad.
 El Derecho a obtener alimentación.

El Derecho de Alimentos:
Se entiende por alimento todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido,
asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción de un o de una
menor. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de
embarazo y parto. La obligación alimentaría es el deber impuesto a una persona, de
proporcionar alimentos a otra. De conformidad con la disposición contenida en el artículo 171
del Código de los NNA, Ley 136-03, El niño, niña o adolescente tiene derecho a recibir
alimentos de parte de su padre o madre y persona responsable.

Clases:
La ley establece 4 casos en los que existe deuda alimentaria:

1. Entre esposos: está comprendida en el deber de ayuda.


2. Entre parientes por consanguineidad: en la línea directa.
3. A ciertos parientes por afinidad: a imitación del parentesco consanguíneo.
4. A cargo del donatario: a favor del donante, sin reciprocidad del donatario.

Elementos personales:
Personas obligadas: de la clasificación antes hecha, se desprende que la obligación alimentaría
recae sobre los esposos, parientes por consanguinidad y afinidad.

Orden de preferencia
La obligación alimentaría existe:
 En línea recta entre ascendientes y descendientes hasta el infinito.
 Entre el adoptante y el adoptado.
 Entre padres e hijos naturales
 Entre yernos, nueras y suegros.

Elementos Reales:

Cuantía: La obligación alimentaría comprende todo lo que es necesario para vivir: vestido
alojamiento y comida. En cuanto a la cifra de la pensión que debe concederse, según el Art. 208
CC, depende de las necesidades del que reclama los alimentos, y de la fortuna de quien los
debe. La ley permite al juez ponderar todas las circunstancias, tales como el estado de las
partes, su salud, sus cargas familiares; es decir, todo lo que pueda aumentar la cifra de la
pensión, a favor del acreedor o disminuirla a favor del deudor.

Exigibilidad y forma de cumplimiento.


Para obtener una pensión alimenticia se requiere según el Art. 208 la reunión de dos
condiciones:

1. El acreedor alimentario debe necesitarlas.


2. El deudor debe estar en condiciones de proporcionar alimentos.

En principio la deuda de alimentos se paga en dinero y no en especie. El deudor de alimentos


no podrá liberarse, ofreciendo al acreedor de ellos hospitalidad en su hogar y en su mesa, ni
este podrá imponerle su presencia en el hogar.

Extinción de la deuda alimenticia.


Se extingue por dos razones:

1. Por la muerte del acreedor; 2. Por la muerte del deudor de los alimentos

El Concubinato o relación de Hecho. Hemos expresado que el concubinato o unión de hecho,


es la situación derivada de la convivencia de dos personas, hombre y mujer no unidas por
matrimonio, que compartan un proyecto de vida común basada en relaciones afectivas de
carácter singular y dotadas de estabilidad y permanencia.

Postura Jurisprudencial.
La SCJ en la sentencia de la Cámara Penal del 17/10/2001, ha estableciendo que el concubinato
debe estar revestido de las siguientes características: a. una relación pública y notoria, b.
ausencia de formalidad legal en la unión, c. una comunidad de vida familiar estable y duradera
con profundos lazos de afectividad y d. debe ser una relación monogámica, e. que este
constituida por 2 personas de distintos sexos: hombre y mujer, sin estar casados entre sí.

TEMA 18
LA FILIACIÓN y SUS EFECTOS

La Filiación:
Es el vínculo jurídico establecido por el hecho del nacimiento entre el hijo y su progenitor,
creador del parentesco consanguíneo. Es la relación que existe entre dos personas de las cuales,
una es el padre o la madre y el otro hijo. La Filiación surte efectos jurídicos importantes que se
concretan en el derecho del hijo de llevar los apellidos de sus padres, a ser alimentado, a la
herencia legítima y a la tutela legal.

Modos de Determinación:
A fin de establecer los medios utilizados para establecer la filiación, debemos diferenciar la
filiación legitima (cuando se produce dentro del matrimonio), y la natural y adoptiva (cuando
se produce fuera del matrimonio).

La Filiación Legitima se fundamenta en el artículo 312 del Código Civil, presunción de


paternidad sobre los hijos nacidos de los esposos, pero para que esta regla domine, se precisa
de una condición indispensable: que el hijo haya sido concebido durante el matrimonio.
La Filiación Natural se establece respecto a la madre por el solo hecho del nacimiento. Respecto
al padre por el reconocimiento o decisión judicial.

Acciones:

El Reconocimiento Voluntario: es una declaración por la cual una persona declara que un
niño es su hijo natural. El reconocimiento voluntario de un hijo natural cuando no conste en el
acta de nacimiento, sólo será válido cuando se haga ante un Oficial de Estado Civil de manera
formal y expresa.

Acción en Desconocimiento: es el acto cuyo objeto es destruir la presunción de paternidad


establecida contra el marido, en los casos en que este pueda no ser padre del hijo. Esta acción
solo se admite en interés del marido.

Demanda en Reconocimiento de Filiación Natural: Cuando un hijo natural no ha sido


reconocido por sus autores, él puede, a los fines de asegurarse sus derechos alimentarios y
sucesorales, intentar una acción en justicia con miras a establecer su filiación.

La Acción en Declaración de Paternidad Natural: está sometida a reglas restrictivas. En la


actualidad, la paternidad se puede establecer a través de una prueba de ADN.

Filiación nacida del matrimonio:


La Filiación Legitima es el lazo que une al hijo con sus padres cuando están casados en el
momento de su concepción o de su nacimiento.

Filiación nacida fuera del matrimonio:


La filiación natural es el lazo que une al hijo con su padre, con su madre, o con ambos, cuando
estos no están casados entre sí en el momento de su nacimiento.

Filiación Adoptiva.
La Filiación Adoptiva resulta de la adopción, institución jurídica de orden público e interés
social, que permite crear, mediante sentencia rendida al efecto, un vínculo de filiación
voluntario entre personas que no lo tienen por naturaleza. El adoptado tiene en la familia del
adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico, la adopción privilegiada es
irrevocable. En nuestro Ordenamiento Jurídico, esta institución jurídica se encuentra regida
por el Código de los NNA, Ley 136-03.

Prueba de la Filiación:
Es toda aquella prueba que se da para establecer una maternidad o paternidad.

Filiación Paterna: en principio, determinada por el matrimonio anterior con la madre en el


caso de hijos matrimoniales, o por reconocimiento del padre en el caso de hijos no
matrimoniales. También por una prueba científica.

Filiación Materna: reposa sobre un hecho material: ella es establecida por el hecho del parto
de la madre.

La Patria Potestad:
(Art. 371-387 CC). Es el conjunto de derechos y facultades que la ley concede al padre y la
madre sobre la persona y los bienes de sus hijos menores, para permitirles el cumplimiento de
sus obligaciones como tales. El objeto de esta institución es el de proteger al menor en cuanto
a la seguridad, sanidad y moralidad. A este respecto los padres tienen derecho de guarda, de
supervigilancia y educación.

Elementos Personales:
La titularidad de la patria potestad varía respecto de los hijos legítimos y los naturales.
Respecto de los hijos legítimos, la patria potestad es atribuida al padre y a la madre
conjuntamente. En cuanto a los hijos naturales nuestro Código Civil no ha reglamento la figura
de patria potestad, la cual delimitó partiendo de la existencia de un matrimonio. Sin embargo,
la Ley 136-03 no establece diferencia entre los hijos legítimos y naturales.

Efectos:
Cuando el menor tiene bienes, el titular de la patria potestad posee sobre éstos, derecho de
administración y goce legal. En general, se puede decir, que el administrador legal tiene
derecho a realizar respecto a los bienes del menor los mismos actos conservatorios y de
administración, que el menor por sí mismo podría efectuar.

Extinción:
De conformidad con la disposición contenida en el art. 72 de la ley 136-03, La autoridad
parental termina por:

a) La mayoría de edad del o la adolescente;


b) El fallecimiento del niño, niña o adolescente;
c) La emancipación del o la adolescente por vía judicial o por matrimonio;
d) La suspensión definitiva de la autoridad del padre y/o de la madre por decisión judicial.

La Autoridad Parental. Ejercicio.


La Ley 136-03, en su art. 67 define la autoridad parental como el conjunto de deberes y derechos
que pertenecen, de modo igualitario al padre y la madre, en relación a los hijos e hijas que no
hayan alcanzado la mayoridad de edad. Siendo esta figura asimilable a la Patria Potestad.
La Filiación Incestuosa:
Es cuando el hijo es procreado por parientes en el grado que la Ley impide el matrimonio. Ej.
Entre hermanos o medios hermanos, tío y sobrino.

Alcance del artículo 55 de la Constitución de la República respecto a la filiación.


El artículo 55 numeral 12 de la Constitución compromete al Estado a fin de garantizar,
mediante ley, políticas seguras y efectivas el procedimiento de adopción.

Casos de adopción.

TEMA 19
LA TUTELA

La Tutela:
Es una institución que tiene por finalidad la protección de los menores de edad, no sometidos
a la patria potestad ni emancipados, y de aquellas personas incapacitadas de regirse por sí
mismas, tanto personal como patrimonialmente. El menor, llamado pupilo, se encuentra bajo
el régimen de la tutela cuando no tiene padre, ni madre, o cuando la guarda del menor es
confiada a un tercero.

Sistemas:
Podemos resaltar diferentes sistemas de tutela, a saber:

a. De la Tutela de los Padres.


b. De la tutela conferida por el padre o la madre: Que es el derecho conferido al padre o
la madre sobreviviente de nombrar un tutor, pariente o extraño, quien no está obligado
a aceptar la tutela.
c. De la tutela de los ascendientes: Cuando el cónyuge superviviente no hubiere
nombrado tutor al menor, la tutela pertenece de Derecho al abuelo paterno; a falta de
ésta al materno y así subiendo en las líneas directas.
d. De la tutela conferida por el Consejo de Familia: Cuando un hijo menor no emancipado
quede huérfano, y carezca de tutor elegido por sus padres, ni tenga ascendientes
varones, se proveerá por el Consejo de Familia al nombramiento del tutor.

Personas sujetas.
Los menores de edad no sometidos a la patria potestad o autoridad parental ni emancipados,
o aquellos huérfanos de uno o de ambos padres y los mayores de edad incapaces de
administrar sus bienes (curatela).

Constitución:
Está compuesto por el tutor, el tutor subrogado (que es aquel designado por el Consejo de
Familia con la misión de controlar la gestión del tutor y de reemplazarlo en caso de caducidad);
el menor y el Consejo de Familia.

Ejercicio de la tutela.
Esta institución está encargada de velar por las necesidades del menor; de representarlo en los
actos jurídicos a los cuales concurre. Como administrador de los bienes de otro, el tutor debe
rendir cuentas, hacer inventario de los bienes que tiene a su cargo, depositar los fondos en una
cuenta bancaria a nombre del menor, haciendo mención de su minoridad y rendir cuenta al
término de su gestión. Puede ejecutar los actos conservatorios sin autorización del Consejo de
Familia; los actos más graves, los de disposición, no podría ejecutarlos en nombre del menor,
sin el consentimiento del Consejo de Familia.

Responsabilidad:
Existen tres tipos de responsabilidades (art. 450 Párrafo 2do. C.C.), en cuanto al tutor, estas
son:
1. Responsabilidad civil del tutor: el tutor administrará los bienes del pupilo como
un buen padre de familia y responderá de los daños y perjuicios que pueden
resultar de una mala gestión.
2. Responsabilidad penal del tutor: el tutor, como todo mandatario infiel, es pasible
de las penas del abuso de confianza si ha cometido irregularidades en perjuicio de
su pupilo.
3. Responsabilidad del tutor subrogado: siempre que el tutor subrogado reemplace
al tutor, pesan sobre él las mimas obligaciones.

Extinción:
La tutela cesa con la mayoría de edad, la emancipación o el fallecimiento del pupilo y el tutor
deberá rendir cuenta detallada de su gestión.

Consejo de Familia:
Es una asamblea de parientes por consanguinidad, de afines o de amigos, presidida por el Juez
de Paz. Comprende en principio, 6 miembros, más el Juez de Paz, cantidad que puede ser
aumentada. El tutor y el tutor subrogado, son miembros del Consejo de Familia, éste no es una
asamblea permanente, su composición puede ser diferente en cada reunión y delibera
válidamente con los tres cuartos de sus miembros. Existen miembros de derecho: Los
hermanos y hermanas de doble vínculo, que sean mayores de edad y los ascendientes; si su
número es menor de seis, el Consejo se completa con miembros que elige el Juez de Paz,
tomando partes iguales de las familias paterna y materna. Es convocado por el Juez de Paz, ya
sea de oficio, ya sea a petición del tutor, de un pariente o de una persona que tenga interés en
ello. (Como un acreedor).

La Curatela:
Es una institución que, como la tutela, tiene por objeto suplir la capacidad de obrar de las
personas. La tutela se da para los menores; y la curatela para los mayores de edad
incapacitados de administrar sus bienes. Cuando la persona puede cuidarse a sí misma, pero
no puede administrar sus propios bienes, surge una nueva figura legal, la del curador que
desempeña la curatela, que complementa la capacidad de autogobierno de la persona que ha
sido parcialmente incapacitada.

Proporciona a los no plenamente capaces, el cuidado y atención de otra persona para


determinados actos. La persona que ha sido parcialmente incapacitada tiene que contar con el
curador para administrar y disponer de los bienes de su patrimonio. Es una simple asistencia
legal, de modo que el tutor se convierte en representante de la persona incapacitada, salvo para
todo aquello que pueda hacer por sí misma.

Atribuciones del Tutor:


 La de representar al menor o incapaz en los actos en que no pueden intervenir éstos por
sí solos;
 Recabar el auxilio de la autoridad en el ejercicio de la tutela, y corregir a los menores
razonable y moderadamente;
 La retribución del cargo, conforme a las posibilidades del patrimonio del tutelado;
 Hacer suyos los frutos de los bienes del tutelado, si los padres en testamento, lo
autorizasen a cambio de prestarle alimentos.

TEMA 20
INTERDICCIÓN
La Interdicción.
Es el estado de incapacidad que impide al sujeto la realización de actos jurídicos por sí mismo,
necesitando para ello de un representante, ya sea quien ejerce la patria potestad, cuando se es
menor de edad o de un tutor cuando se carece de padres y abuelos y también en el caso de los
mayores incapaces. (Art. 489 y ss. cc)

Marcel Planiol define la Interdicción como una sentencia por la cual un tribunal civil, después
de haber comprobado el estado de enajenación mental de una persona, la priva de la
administración de sus bienes. Esta sentencia implica la apertura de la tutela del sujeto a
interdicción.

Causas:
El mayor de edad que se encuentre en un estado de imbecilidad, enajenación mental o locura,
debe estar sujeto a interdicción, aunque aquel estado presente periodos de lucidez. De lo
anterior se desprende, que las causas de la interdicción son:
1. La Imbecilidad, considerada como la privación de inteligencia que incapacita a la
persona para ejercer sus derechos por sí misma.
2. La Demencia, consistente en la privación de inteligencia por locura o idiotismo.

Quienes la pueden solicitar:


El derecho de promover la interdicción no pertenece en principio, sino a los miembros de la
familia, sin embargo se concede también al MP, en ese orden, pueden demandar la declaratoria
de interdicción:
 El cónyuge del enajenado.
 Los parientes del enajenado
 El MP.

Procedimiento:
Las demandas de interdicción se presentarán ante el tribunal de 1ra. Instancia. Se articularán
por escrito los hechos de imbecilidad, enajenación mental o locura, y los que soliciten la
interdicción presentarán los testigos y documentos de prueba. El tribunal ordenará que el
consejo de familia, informe acerca del estado de la persona cuya interdicción se pida.

Recibido el informe del consejo de familia, el tribunal, en cámara de consejo, interrogará al


demandado; si éste no puede presentarse, se le recibirá declaración en su propia casa, en la
cual uno de los jueces comisionado al efecto, se personará con el secretario. En todos los casos
el fiscal presenciará los interrogatorios. Los que hayan provocado la interdicción no podrán
formar parte del consejo de familia. Después del 1er. interrogatorio, el tribunal, si procede,
nombrará un administrador provisional que cuide la persona y bienes del demandado.

Sentencia que la Admite:


La Sentencia dada con motivo de una demanda de interdicción, no podrá pronunciarse más
que en audiencia pública, oídas o citadas las partes. Al desechar la demanda de interdicción,
podrá el tribunal, sin embargo, ordenar si las circunstancias así lo exigiesen, que el demandado
no pueda en adelante litigar, transigir, tomar prestado, recibir un capital mueble ni dar de él
carta de pago, enajenar ni hipotecar sus bienes, sin el concurso de un consultor, nombrado en
la misma sentencia.

De toda sentencia que produzca interdicción o nombramiento de consultor se expedirá copia


a solicitud de los demandantes, quienes la notificarán a la parte que corresponda, y la harán
fijar por carteles, dentro de los 10 días, en la sala de audiencias y las notarías del Distrito
Judicial.

La Interdicción Legal y su Diferencia con la Interdicción Judicial:


La Interdicción Legal es una incapacidad que viene dada por la ley a unos sujetos específicos,
como por ej. El menor de edad. Mientras que la interdicción judicial, es la privación de la
capacidad de ejercicio de una persona, que ha sido sometida a un proceso judicial de forma
previa. Mediante la interdicción judicial, lo que se busca es ponerle límites a las facultades con
las que cuentan los seres humanos, una vez adquirida la mayoría de edad.

Interdictos Legales: son aquellas personas que han sido condenadas a penas criminales, o sea,
aflictivas o a una pena infamante y que por tal motivo han perdido su capacidad de obrar o su
capacidad de ejercer sus derechos.

Interdictos Judiciales: son aquellas personas, que aún siendo mayores de edad, se encuentran
sujetos a un estado habitual de imbecilidad, enajenación mental o locura y que por tal razón
son declarados como interdictos por sentencia de un tribunal de primer grado. Estos se
encuentran afectados de una incapacidad total.

Vías de Recursos:
La sentencia que declara la interdicción es susceptible del recurso de Apelación. Si se apelare
la sentencia de 1ra. Instancia, podrá el tribunal superior, si lo juzga necesario, interrogar de
nuevo o hacer interrogar por medio de un delegado a la persona cuya interdicción solicita. Si
la sentencia de interdicción, pronunciada en 1ra. Instancia fuere confirmada, se procederá al
nombramiento de un tutor y de un pro-tutor para la persona objeto de la interdicción.
TEMA 21
LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO

El Matrimonio:
Es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. Es el contrato civil
y solemne por medio del cual el hombre y la mujer se unen con el objetivo de vivir en común,
de prestarse mutuamente asistencia y socorro, y engendra obligaciones reciprocas entre las
partes.

Los Regímenes Matrimoniales vigentes en República Dominicana:


El régimen matrimonial es el estatuto que fija las relaciones pecuniarias entre los esposos,
determinando los derechos de propiedad, de administración o de goce sobre sus bienes, así
como también la contribución respectiva a las cargas del hogar. La Ley Dominicana dispone
una serie de regímenes matrimoniales y al mismo tiempo le permite a las partes, tanto escoger
entre los regímenes existentes como modificarlos contractualmente antes de celebrar el
matrimonio, e inclusive formular su propio régimen matrimonial con sujeción a los principios
establecidos en la ley. Los Regímenes Matrimoniales vigentes en R. D. son: 1. El Régimen de la
Comunidad Legal: 2. Comunidad reducida a los gananciales: 3. Comunidad Universal 4. La
Separación de Bienes 5. El Régimen Dotal.

Influencia del Régimen Matrimonial en el Patrimonio:


Este crea toda una relación en la administración de los bienes conyugales, y su posterior
división una vez producida la disolución del vínculo matrimonial. Dependiendo del tipo de
régimen adoptado el patrimonio será afectado de la siguiente manera:

1. En el Régimen de la Comunidad Legal: (1400 y Sgtes C.C.) Todos los bienes muebles y
gananciales mobiliarios, así como los bienes inmuebles adquiridos durante el matrimonio, son
propiedad común.

2. Comunidad Reducida a los Gananciales: (1498 C.C.) Bajo este sistema se modifica la
composición de los bienes comunes, excluyendo las deudas respectivas de los cónyuges
(actuales y futuras) y su mobiliario respectivo (presente y futuro) es decir, que solo entrarán
en la comunidad aquellos bienes que hayan sido adquiridos a título oneroso.

3. Comunidad a Título Universal: (1526 C.C.) Entran en la comunidad todos los bienes
muebles e inmuebles, presentes y futuros.

4. La Separación de Bienes: es un régimen en el cual el matrimonio no crea ninguna


comunidad entre los esposos sino que deja a cada uno de ellos los derechos de administración
y de goce, así como de disposición de sus bienes personales.

5. El Régimen Dotal: La mujer entrega sus bienes o algunos de ellos a su marido, quien tiene
la administración y el disfrute de los mismos. La mujer posee, fuera de los bienes dotales,
bienes que no están afectados por las cargas del hogar, llamados “bienes parafernales”. La
mujer mantiene el goce y la administración de sus bienes parafernales.

El Régimen de la Comunidad:
(Art. 1400 y Sgtes C.C.) Este es el régimen matrimonial más utilizado en la República
Dominicana. Toda vez que es el régimen que se aplica siempre que los cónyuges no hayan
realizado un contrato anterior y, en que caso de que lo hayan establecido, este sea nulo. La
comunidad sea legal o convencional, empieza desde el día en que el matrimonio se ha
contraído ante el Oficial del Estado Civil: no puede estipularse que comience en otra época.

Se caracteriza por la presencia de tres rasgos esenciales:

1) La existencia de tres grupos de bienes:


 Los bienes comunes,
 Los bienes propios de la mujer, y
 Los bienes propios del marido.

2) El poder del marido sobre la administración de la comunidad, el cual no puede desconocerse


ni restringirse mediante ninguna cláusula ni convenio matrimonial; y

3) La existencia de garantías para la mujer frente al mal manejo de los bienes por parte del
marido, tales como la acción en separación judicial de bienes, la hipoteca legal sobre los
inmuebles del marido y por último, la renuncia a la comunidad.

Patrimonio de la comunidad.:
El patrimonio de la comunidad se divide en dos: activo y pasivo. El patrimonio activo:
comprende todos los muebles corporales o incorporales que los esposos posean durante el
matrimonio o que hayan adquirido posteriormente a título gratuito u oneroso, y los inmuebles
adquiridos durante el matrimonio a título oneroso. El patrimonio pasivo de la comunidad
comprende la gran mayoría de las deudas que figuran en la masa común; sucede así con las
contraídas antes del matrimonio, así como aquellas hechas en el curso de dicha unión.

Liquidación de la Comunidad:
La muerte de uno de los cónyuges tiene por efecto disolver la comunidad y abrir la sucesión
del difunto en el mismo momento de la muerte. En este caso, se hace necesario realizar dos
procedimientos de liquidación distintos:

1. La liquidación de los bienes comunes, y


2. La liquidación de la sucesión del esposo fallecido.

En el caso del divorcio, la comunidad se disuelve a partir de la trascripción de la sentencia de


divorcio en los libros de la Oficialía del Estado Civil. A partir del mismo, la mujer tendrá la
opción de renunciar a la comunidad recuperando sus bienes propios, o por otra parte de
aceptar la comunidad, procediéndose entonces a la partición y a la liquidación de los bienes.
La liquidación de la comunidad comprende dos operaciones: primero está la formación de los
bienes comunes, y luego la partición propiamente dicha.

Bienes Reservados:
La mujer casada bajo el régimen de sociedad que ejerce una profesión lucrativa distinta a la de
su marido tiene derecho a practicar todos los actos inherentes a su ejercicio y defensa. El
producto de su trabajo y los bienes con él adquiridos constituyen bienes reservados, sobre los
cuales la mujer tiene la libre disposición.

Aplicación de la Ley 855 del año 1978:


La promulgación de la ley 855 de 1978; modificó varios artículos del código civil en relación a
la familia, introduciendo responsabilidades iguales entre los esposos en la administración del
matrimonio. Mediante esa ley se tomo en cuenta la participación de la mujer en las actividades
comunes de la vida de toda nación, ya sea en lo económico, social, comercial, laboral,
industrial, etc.

Aplicación de la Ley 189-01:


Que modifica el CC en relación a los Regímenes Matrimoniales. Nuestra última legislación en
lo que se refiere a la participación de la mujer en la administración de los bienes de la
comunidad, lo es la ley 189-01.

Régimen de Administración Compartida.


Otorga a la mujer la co-administración de los bienes comunes. El marido y la mujer son los
administradores de los bienes de la comunidad. Pueden venderlos, enajenarlos o hipotecarlos
con el consentimiento de ambos.

Causas de disolución de la comunidad:


Las causas que tienen por efecto provocar la disolución de la comunidad se clasifican en dos
grupos:

El primer grupo pone fin a la comunidad a consecuencia de la terminación del matrimonio y


se produce en los siguientes casos:

1.- Fallecimiento de uno de los esposos.


2.- Divorcio.
3.- Pronunciamiento de la nulidad de un matrimonio putativo.

El segundo grupo comprende:

1.- La ausencia de uno de los esposos.


2.- La separación judicial de bienes.

Plazos para demandar la partición de los bienes comunes.


A nadie puede obligarse a permanecer en el estado de indivisión de bienes, y siempre puede
pedirse la partición, a pesar de los pactos y prohibiciones que hubiere en contrario.

Puede convenirse, sin embargo, en suspender la partición durante un tiempo limitado; pero
este convenio no es obligatorio pasados cinco años, aunque puede renovarse.

Sin embargo, la acción en partición de comunidad por causa de divorcio, prescribirá a los dos
años a partir de la publicación de la sentencia, si en este término no ha sido intentada la
demanda.

Estatuto de los convivientes de hecho:


La relación de hecho o concubinato consiste en la unión de un hombre y una mujer que
cohabitan como si estuvieran casados, es decir, en forma más o menos permanentes. El derecho
le reconoce ciertos efectos similares al matrimonio.

Alcance del artículo 55 de la Constitución de la República respecto a la filiación:


La Constitución de la República en su artículo 55 numeral 9, expresa que todos los hijos son
iguales ante la ley, tienen iguales derechos y deberes y disfrutarán de las mismas
oportunidades de desarrollo social, espiritual y físico, prohíbe además, toda mención sobre la
naturaleza de la filiación en los registros civiles y en todo documento de identidad,
garantizando así la igualdad de los hijos.

Posición de la doctrina jurisprudencial:


Nuestra Suprema Corte de Justicia ha establecido su postura al respecto toda vez que mediante
sentencia No.44 de fecha diecisiete (17) de octubre del año 2001, dispuso lo siguiente:
“Considerando, que las uniones no matrimoniales, uniones consensuales, libres o de hecho, constituyen
en nuestro tiempo y realidad nacional una manifestación innegable de las posibilidades de constitución
de un grupo familiar, y las mismas reúnen un potencial con trascendencia jurídica; que si bien el
matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son a todos los efectos realidades equivalentes, de ello
no se puede deducir que siempre procede la exclusión de amparo legal de quienes convivan establemente
en unión de hecho, porque esto sería incompatible con la igualdad jurídica y la prohibición de todo
discrimen que la Constitución de la República garantiza”;

“Considerando, que si bien la Constitución dominicana reconoce el matrimonio como fundamento legal
de la familia, no se deriva de este precepto, haciendo una interpretación estricta de su contenido, que la
concepción imperativa de la familia es aquella que se constituye exclusivamente sobre el matrimonio,
toda vez que ello implicaría una vulneración al principio de igualdad que la misma Carta Magna
garantiza; por consiguiente, se impone contar con fórmulas que garanticen justicia a todos los
ciudadanos, en especial a la institución familiar, la cual presenta diversas formas de convivencia, a las
que el derecho, en caso de conflicto, tiene que dar respuesta, sin ninguna distinción, no en base a una
teoría abstracta de las realidades sociales, sino fundándose en el reclamo concreto de demandas
específicas, de intereses reales, bajo una tutela judicial efectiva y eficaz”;

“Considerando, que tradicionalmente esta Suprema Corte de Justicia, como Corte de Casación ha
sostenido el criterio de que las uniones no matrimoniales, consensuales, libres o de hecho, no podían
presentar, en razón de su irregularidad misma, el carácter de un interés legítimo, jurídicamente
protegido, criterio basado, obviamente, en la concepción de que la unión consensual constituye un hecho
ilícito en el derecho dominicano; que, empero, en tal sentido, es preciso indicar que un hecho es ilícito en
la medida en que transgreda una norma previa establecida por el legislador; que en ese aspecto, la unión
consensual que nos ocupa, ya se encuentra prevista, considerada o aceptada por el legislador en el
ordenamiento legal como una modalidad familiar, criterio que debe ser admitido, en casos como el de la
especie, siempre y cuando esa unión se encuentre revestida de las características siguientes: a) una
convivencia “more uxorio”, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia
desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, lo que se traduce en una relación
pública y notoria, quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas; b) ausencia de
formalidad legal en la unión; c) una comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos
de afectividad; d) que la unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de parte de
los dos convivientes iguales lazos de afectos o nexos formales de matrimonio con otros terceros en forma
simultánea, o sea, debe haber una relación monogámica, quedando excluidas de este concepto las uniones
de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aún cuando haya cesado esta condición por la disolución
posterior del vínculo matrimonial de uno de los integrantes de la unión consensual con una tercera
persona; e) que esa unión familiar de hecho esté integrada por dos personas de distintos sexos que vivan
como marido y mujer sin estar casados entre sí”;

TEMA 22
EL DERECHO SUCESORAL

El Derecho de sucesiones:
Es aquella parte del Derecho privado que regula la sucesión mortis causa, el destino de las
titularidades y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona después de su
muerte.

Causante:
Es la persona fallecida, cuyo patrimonio se transmite a sus legatarios. Causante = “de cujus”.
Autor que causa la sucesión con su muerte. Es tanto el que deja herencia testamentaria, si es
en virtud de un testamento, como abintestato, si es en virtud a la ley.

El Causahabiente:
Es la persona a quien se le trasmite la herencia. Persona que sucede a otra en todos sus derechos
y obligaciones, generalmente referido a la sucesión por causa de muerte. Dependiendo del
caso, los potenciales herederos son llamados de diferentes maneras, dependiendo del titulo
producido por la sucesión, tales formas pueden ser: causahabientes, sucesores, asignatarios,
herederos.

Requisitos para suceder:


Los artículos 725 al 730 del CC, así como el art. 1 de la Ley 1097 sobre desheredación de hijos,
establecen las condiciones requeridas para suceder. Tales condiciones se refieren a la
capacidad y a la indignidad.

 La Capacidad para suceder consiste en la existencia de la personalidad, esto es, que el


sucesor debe estar vivo en el momento de la apertura de la sucesión.

 Incapaces. Por ser la capacidad para suceder la existencia misma de la personalidad, es


claro que los seres que carecen de personalidad no son aptos para suceder. Estos son: a)
el que no ha sido concebido; b) el concebido que no haya nacido viable.

 La Representación. Los nietos del de cujus que no pueden acudir a la sucesión de su


abuelo por su propio derecho, recibirán en representación de su padre fallecido la parte
correspondiente a éste.

 La Indignidad Sucesoria es una situación jurídica calificada por la ley que entraña una
caducidad, una pena, le priva al heredero de recoger una sucesión determinada, la de
una persona con respecto a la cual se ha mostrado indigno al tornarse culpable de los tres
hechos particularmente graves y que de modo taxativo enumera el art. 727 del CC, estos
son: 1) Dar muerte o intentar dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate; 2) Dirigir
contra el de-cujus una acusación calumniosa; y 3) Falta de denuncia de la muerte.

Reserva Hereditaria:
Es una obligación impuesta por la ley al de-cujus de reservar una parte de su patrimonio para
la protección de la familia. Los únicos beneficiarios de la misma son los ascendientes y
descendientes del de-cujus. Tiene un carácter colectivo puesto que la ley no establece una
reserva para cada uno de los herederos, sino una reserva conjunta para todos los herederos
con derecho a la reserva. La Reserva Hereditaria desempeña una doble función “proteger la
familia contra las liberalidades a favor de extraños; y asegurar la igualdad entre los
coherederos”.
Porción Disponible:
El art. 913 del código civil establece una relación con la porción disponible en la siguiente
proporción:

 Si al morir el de-cujus deja un solo hijo, la parte de libre disposición será la mitad de la
sucesión. (½).
 Si el de-cujus tiene dos hijos, la cuota disponible será de un tercio. (1/3).
 Si dejará tres hijos o más, la parte de libre disposición será de un cuarto de la sucesión.
(1/4).

Se advierte así, que el monto de la parte de libre disposición ha sido fijado en consideración al
número de hijos por el de-cujus.

La Saisine:
Los herederos son continuadores jurídicos del fallecido. Para que esos continuadores entren a
tomar posesión de los bienes del de cujus deben cumplir con un mínimo de formalidades,
tienen lo que se llama la saisine. La saisine es la vocación sucesoral que posee la persona
llamada a suceder al causante, una vez ocurrido el fallecimiento del mismo; dicha vocación se
verifica, ya sea en virtud de un testamento o de la ley, en ambos casos el causahabiente tendrá
que manifestar su voluntad de adquirir el dominio de la herencia.

TEMA 23
EL TESTAMENTO

El Testamento:
Es un acto jurídico unilateral, a título gratuito, solemne e irrevocable, en virtud del cual, una
persona dispone de todo o parte de sus bienes, para que surta efectos a partir de su muerte. La
persona que hace el testamento se llama “testador” y los beneficiarios “legatarios”. Es un acto
eminentemente personal, que no puede ser realizado por un mandatario. El Art. 895 del código
civil define el testamento como un acto por el cual dispone el testador, para el tiempo en que
ya no exista, del todo o parte de sus bienes, pero que puede revocar.

Tipos de Testamentos. La ley regula tres tipos de testamentos: (Art. 969 código civil)

 El Testamento Ológrafo. Debe ser enteramente escrito, fechado y firmado de puño y letra
del testador. Pero no es necesario, para su validez, que haya sido redactado sobre papel
timbrado (art. 970 del C. C.). Así, debe ser anulado el testamento ológrafo, firmado por el
difunto, pero enteramente dactilografiado (mecanografiado).

 El Testamento Auténtico: Es aquel que debe ser recibido por un Notario en presencia de
dos testigos o por dos Notarios y un testigo. Este testamento debe ser redactado por el
Notario, bajo el dictado del testador, que recurrirá a ciertas formas (art. 971 del C.C.).
Después de la entrada en vigencia de la Ley No. 301 sobre el Notariado puede sostenerse el
criterio de que para la instrumentación del testamento auténtico basta solo un Notario con
la asistencia de dos testigos instrumentales.

 El Testamento Cerrado o Místico: Puede ser escrito a mano por el testador, o por un tercero,
y debe ser firmado por el testador, quien lo remite en sobre sellado y lacrado a un Notario.
El Notario pone en el sobre una mención de suscripción y conserva todo hasta el deceso del
testador (art. 976 del C. C.).

 Se les llama Testamentos Privilegiados a los casos de testamentos que por circunstancias
especiales, el testador no se encuentra en condiciones de acudir a un Notario. Todos estos
testamentos están sometidos a dos requisitos que les son comunes:

a) Deben ser redactados por duplicado; y


b) Caducan a los 6 meses siguientes al momento de que el testador se encuentre en situación
de usar las formas normales de testar. Tales testamentos se refieren a los militares y empleados
del ejército. (arts. 981 y ss del c.c.)

Ejecución Testamentaria.
Se realiza a través de un ejecutor testamentario, que es un mandatario que el testado puede
designar en su testamento para llevar a cabo su ejecución. La función es, en principio, gratuita,
y puesto que se trata de un mandato, no se transmite a los herederos, en caso de muerte del
ejecutor, por el contrario. Obligado a ejecutar el testamento, el ejecutor testamentario tiene
calidad para hacer oposición a la fijación de sellos, en caso de necesidad, y procede a un
inventario. Por último, el ejecutor testamentario tiene a su cargo, especialmente, reglamentar
los legados mobiliarios y el Código Civil le permite provocar la venta de los muebles, si el
difunto no ha dejado dinero suficiente para cumplir con los legados.

La Homologación Testamentaria:
Es la aprobación dada por un tribunal a ciertos actos, y que les concede fuerza ejecutoria. El
testamento se homologa (se hace público) y se entrega al tribunal.

Cuando procede la Homologación:

El artículo 1007 del Código Civil prescribe que toda persona que tenga en su poder un
Testamento Ológrafo, está obligado a depositarlo, antes de ponerlo en ejecución, al presidente
del Juzgado de Primera Instancia del lugar de la apertura de la sucesión. El Juez abrirá el
documento si está cerrado, extenderá acta de la presentación, de las circunstancias de su
apertura, del estado del documento y ordenará que sea depositado en manos del Notario que
designe.

Si el Testamento está en la forma Mística, se hará del mismo modo su presentación, apertura,
descripción y depósito; pero no podrá hacerse la apertura, sino en presencia o con citación de
aquellos notarios y testigos que firmaron el acta de suscripción y se hallare en aquel paraje.

TEMA 24
LA DONACIÓN

La Donación.
El art. 894 del código civil define la donación como: “Un acto por el cual el donante se desposee
actual e irrevocablemente de la cosa donada, a favor del donatario, que la acepta”. En principio,
la donación es un acto solemne, que debe ser pasado ante un Notario. La solemnidad del acto
se explica por su gravedad. Es un acto a título gratuito.

Revocabilidad de la Donación:
Si bien las donaciones tienen un efecto inmediato y definitivo, como hemos visto
precedentemente, son revocables por causas particulares previstas por la ley, estas causas son:
a. La inejecución de las cargas;
b. La ingratitud del beneficiario;
c. Si sobreviene un hijo del donante.

Las dos primeras causas de revocación sancionan al donatario que no respete sus obligaciones
y la revocación debe resultar de una sentencia. La tercera causa de revocación, por el contrario,
tiene lugar de pleno derecho, con carácter retroactivo.

La revocación de una donación puede ser demandada en justicia si el donatario no ejecuta las
cargas. La acción corresponde al donante, a sus herederos y aún a sus acreedores, bajo la forma
de una acción oblicua.

Por el contrario, el tercero en beneficio de quien se estipula la carga, no tiene el derecho de


exigir la revocación. El donante puede reclamar la revocación de la donación por causa de
ingratitud, cuando el donatario ha atentado contra su vida o cuando le haya rehusado
alimentos, o resulte culpable de malos tratos, sevicias e injurias graves.

Requisitos de validez:
 Un elemento formal: Consistente en la redacción de un acto solemne, ante notario
público.
 Un elemento intencional: Que consiste en la voluntad de donar, lo que es conocido
como el animus donandi
 La Capacidad: Para poder donar y gozar de perfecta lucidez mental

Naturaleza del Contrato de Donación:


Según el art. 894 del Código Civil, el carácter más relevante del Contrato de Donación es sin
duda el principio de Irrevocabilidad consagrado en dicho articulado. Este principio implica
que el donante no puede retractarse de su acto y revocar la donación una vez perfeccionada,
ni siquiera con el consentimiento del donatario. Esta regla se aplica a todo tipo de donación,
excepto a las donaciones entre esposos y las consentidas a favor del matrimonio. La sanción
de esto conlleva a la nulidad de la donación en su totalidad y no sólo la cláusula contraria a la
irrevocabilidad.
DERECHO COMERCIAL

TEMA 25
EFECTOS DE COMERCIO
Los Efectos de Comercio:
Son escritos contentivos de obligaciones de remitir o pagar una suma de dinero o una
mercancía determinada, sea al portador, sea a la orden de una persona determinada,
generalmente en plazos cortos. Las cláusulas al portador y a la orden que caracterizan estos
escritos, permiten la transmisión de derechos incorporados a ellos de una manera más simple
y rápida que la prevista por el art. 1690 del CC relativas a la cesión de crédito.

Emisión de la Letra de Cambio.


La letra de cambio es un escrito por el cual una persona, llamada librador o girador, delega en
otra, denominada librado o girado, el pago de una suma de dinero en una época determinada
a una tercera o a la orden de esta, que es el beneficiario. Es un acto de comercio establecido en
los arts. 110 al 189 del Código de Comercio. Muchas veces el girado y el beneficiario pueden
ser la misma persona. La letra de cambio es un acto de comercio en razón de su forma, cual sea
la causa por la cual haya sido emitida, y la calidad de las personas intervinientes.

El pago:
Una letra de cambio debe pagarse en la moneda que ella indica y libera de la obligación si se
realiza el pago a su vencimiento y sin oposición. La letra de cambio a la vista, es pagadera a su
presentación. Los jueces no pueden conceder ninguna moratoria para el pago de una letra de
cambio.

Acciones en Cobro de la Letra de Cambio: Personas Obligadas:


La letra de cambio pagable a fecha fija debe ser presentada al girado para su pago el día de su
vencimiento. A falta de pago el portador debe ejercer la diligencia del protesto y el Recurso en
garantía.

La acción en garantía tiene por objeto la cantidad principal de la letra de cambio protestada;
los gastos de protesto y otros gastos legítimos.

Embargo conservatorio. El art. 172 del Código de Comercio faculta al portador de una letra de
cambio protestada por falta de pago, a embargar retentivamente los bienes muebles del
librador, aceptantes y endosantes, previa obtención de permiso del Juez.

Personas obligadas:
Los endosantes y el librador son garantes del pago de la letra de cambio, por lo tanto el
portador de una letra de cambio puede ejercer su acción en garantía, contra el librador y los
endosantes.

El Protesto de la Letra de Cambio:


El portador de una letra de cambio debe exigir el pago el día de su vencimiento. La negativa a
pagar debe acreditarse el día siguiente al del vencimiento, por un acto llamado protesto por
falta de pago. El protesto por falta de pago es un documento que se redacta para comprobar la
negativa del girado al pago de una letra de cambio. Debe contener la trascripción de la letra de
cambio y la de todo cuanto en ella esté escrito, de la aceptación, de los endosos. Se extiende en
el domicilio de quien deba pagar la letra de cambio. Se hará por dos notarios o por un notario
y dos testigos o por un alguacil y dos testigos.

El Pagaré:
Es una promesa escrita por la cual una persona se obliga a pagar por sí misma una suma
determinada de dinero a cierta fecha. Es una promesa directa o personal de pago hecha por el
firmante.

Clases:
El pagaré puede clasificarse: Por su naturaleza mobiliaria puede ser considerado como un
título valor. Los títulos valores clasificados según el derecho que incorporan, pueden ser:
valores mobiliarios y efectos de comercio. Por su instrumentación pueden ser: Bajo Firma
Privada, esta hecho por las mismas partes o por sus mandatarios, o Bajo Firma Auténtica,
instrumentado por Notario Público. Según las menciones que contiene, puede ser:
Nominativo, A la Orden o Al Portador.

Requisitos de validez para el Pagaré Simple:


Es un título formal que deberá contener el nombre específico de pagaré y el bueno y válido de
su puño y letra; deberá además contener las menciones que establece el art. 188 del Código de
Comercio, esto es: fecha, la cantidad que deba pagarse, el nombre de aquél a cuya orden está
suscrito, la época en que se ha de efectuar el pago; el valor que se haya dado en dinero efectivo,
en mercancías o en cuenta o de cualquier otra manera. Debe contener la obligación de pagar
cantidades de dinero. Por ser redactado por un Notario. Es obligatorio su registro, tomando en
cuenta que es este registro el que le otorga fecha cierta

Naturaleza:
No existe una disposición especial que defina el pagaré notarial, su naturaleza es mixta, no
pertenece a un solo renglón jurídico.

El Cheque:
Es un documento en virtud del cual una persona llamada librador, ordena incondicionalmente
a otra persona o entidad que generalmente es un banco, el librado, el pago de la suma de dinero
indicada en dicho documento a favor de una tercera persona llamada beneficiario.

Emisión y Forma:
Arts. 1-12. Ley de Cheques. Las menciones indispensables del cheque son:

• El empleo de la palabra cheque para calificar el título, expresada el texto del título y en la
lengua empleada en su redacción;
• La suma que ha de pagarse en número y en letra, o en cifras solamente pero grabadas
mediante maquinas perforadoras;
• El nombre del librado-banco que debe hacer el pago;
• Fecha y lugar de creación;
• La firma de quien expide el cheque;
• El lugar de pago;

La falta de alguna de estas menciones, hace que el instrumento no valga como cheque.

Transmisión del Cheque:


El cheque en que este expresado el nombre de la persona a cuyo favor ha sido librado, con
cláusula de acuerdo expresa "a la orden", o sin ella, es transmisible por medio de endoso. El
endoso puede hacerse a favor del librador o de toda otra persona obligada en el cheque.

Presentación y Pago:
El cheque es pagadero a la vista. Toda mención contraria se reputa no escrita. El cheque
presentado al pago antes del día indicado como fecha de su creación, es pagadero al día de la
presentación. El cheque emitido y pagadero en la República debe ser presentado para ser pago
dentro de un plazo de 2 meses. El cheque emitido en el extranjero y pagadero en la República
debe ser presentado dentro de un plazo de 4 meses.

Protesto de Cheques:
Es el acto sustancial que acredita la negativa de la aceptación o del pago del cheque, así como
el estado en que se encuentra el documento. Ej. Cuando se emite un cheque sin provisión de
fondos. El Protesto debe hacerse antes de que expire el término de presentación del cheque. Si
el último día del término de presentación es feriado, el protesto deberá hacerse el primer día
laborable que le siga.

Tipos de Cheques.:

Viajero: Es el que puede expedir un banco a su propio cargo y pagadero en el establecimiento


principal o en las sucursales, agencias o corresponsalías que tenga en el país o en el extranjero.

Certificado: A requerimiento del librador o de cualquier portador, el banco podrá certificar o


conformar un cheque, previa verificación de que existen fondos suficientes en la cuenta del
librador, debitando al mismo tiempo la suma necesaria para su pago. El importe así debitado
quedará reservado para ser entregado a quien corresponda y sustraído a todas las
contingencias que provengan de la persona o solvencia del librador.

Bancario: El cheque bancario es el documento emitido por una entidad financiera, por orden
de un cliente a favor de un beneficiario y pagadero en otra entidad financiera donde
previamente se ha efectuado la provisión de fondos correspondiente.

Régimen jurídico de cada uno.


TEMA 26
CONTRATOS BANCARIOS
La doctrina entiende por contrato bancario toda convención destinada a constituir o regular
una relación que tenga por objeto una operación bancaria.

Tipos de Contratos Bancarios


 El Préstamo de Dinero.
 El Descuento
 El Depósito Bancario
 Cuenta de Ahorro
 Línea de Crédito
 Depósito a Plazo Fijo
 Tarjeta de Crédito

El Préstamo de Dinero:
El efecto del contrato de préstamo de consumo es aplicable a este tipo de contrato; cuando se
trata de sumas de dinero respecto de las obligaciones del prestamista, pero en cuanto al
prestatario es distinto, ya que el prestatario debe rembolsar el capital dentro del plazo previsto.
Establece el art. 1895 del CC que la obligación que resulta de un préstamo en dinero, nunca es
sino la suma numérica expresada en el contrato.

El Descuento:
El Descuento es la operación que tiene por objeto determinar el saldo neto que resta pagar,
efectuando sobre la deuda bruta algunas deducciones; por ejemplo comisiones, retenciones,
anticipos entregados al acreedor por el deudor. Es la ventaja con que se beneficia el deudor de
una deuda a plazo, cuando paga antes del vencimiento; por lo común esta ventaja se calcula
según el interés que debería correr hasta el vencimiento. El descuento puede ser previo, esto
es, fijar con anticipación las sumas a deducir de un ajuste de cuentas entre acreedor y deudor.

El Depósito Bancario:
Es el contrato bancario por el cual un banco recibe del cliente una suma de dinero, de la cual
puede disponer libremente, obligándose a restituirla en la misma especie y cantidad, en el
plazo convenido, remunerando al cliente con intereses por el plazo de la colocación.Para que
exista un contrato de Depósito Bancario, es necesario:
 La Entrega de los fondos que serán depositados.
 Obligación de restituir los fondos depositados.
 Derecho de disponer de los fondos confiados en calidad de depósito de promesa
por parte del banco de ofrecer un servicio de caja.
 El Depositario debe tener calidad de banquero.

Apertura de Cuenta de Ahorros:


Son depósitos que no son exigibles a la vista por cheques que se hagan bajo la designación.
Están sujetos a disposiciones especiales en cuanto a su monto, interés o extracciones. Esto en
consonancia con lo que establece el art. 20 de la Ley 708 sobre Bancos. Los bancos entregan al
cliente una libreta donde se asientan los depósitos y retiros. Los depósitos pueden hacerse en
efectivo o por cheque, mientras los retiros se hacen en efectivo. Los bancos reciben en
“depósito” sumas de dinero, como también valores mobiliarios. Recayendo sobre una suma
de dinero el contrato de depósito es considerado como irregular, a la luz de la concepción
clásica como contrato de depósito. El banquero se convierte, en efecto, en propietario de las
sumas depositadas. Puede disponer de ellas, pero mantiene la calidad de deudor frente al
depositante con la obligación de devolver la suma recibida en las condiciones acordadas en el
contrato de depósito.

Línea de Crédito:
Una línea de crédito es una forma de crédito otorgado a una empresa o individuo por un banco
u otro tipo de institución financiera similar. Aunque puede adoptar varias formas, se trata en
esencia de una cuenta bancaria de la que el cliente puede hacer uso hasta cierto límite. El cliente
paga interés únicamente por el dinero que retira de ella. Actúa de modo automático,
permitiendo cubrir las órdenes de pago que no alcanzó a cubrir la cuenta corriente. En algunos
bancos, si se deposita en la cuenta corriente, automáticamente abonan ese depósito al monto
utilizado de la línea de crédito.

Apertura de Depósitos a Plazo fijo:


Son todos aquellos depósitos que se realizan por un plazo fijo o indefinido con la condición de
no ser retirados sino con previo aviso. En realidad el depósito a plazo fijo no implica la apertura
de una cuenta, aunque esta pudiera existir para el depósito de los intereses que genera. La
característica de este tipo de operación es que el cliente hace un depósito de fondos y se
compromete a no retirarlos en un determinado plazo, lo que permite al banco una mayor
disponibilidad de esos fondos en sus préstamos a terceros, razón por la cual se le pagan
intereses al depositante, según el plazo de vencimiento del depósito. El banco expide un
certificado de depósito a modo de recibo.

La Tarjeta de Crédito:
Es un instrumento material de identificación del usuario, que puede ser una tarjeta plástica
con una banda magnética, un microchip y un número en relieve. Es emitida por un banco o
entidad financiera que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida, utilizarla como medio de
pago en los negocios adheridos al sistema, mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. Es
otra modalidad de financiación, por lo tanto, el usuario supone asumir la obligación de
devolver el importe dispuesto y de pagar los intereses, comisiones bancarias y gastos pactados.
Es un instrumento de crédito: el cliente consume, pero el pago de ese consumo se posterga
hasta la fecha de vencimiento del pago de los gastos realizados con la tarjeta.

La mayor ventaja es la flexibilidad que le da al usuario, quien puede pagar sus saldos por
completo en su fecha límite mensual o puede pagar una parte. La tarjeta establece el pago
mínimo y determina los cargos de financiamiento para el saldo pendiente. Las tarjetas de
crédito también se pueden usar en los cajeros automáticos o en un banco para servirse de un
adelanto de efectivo, aunque a diferencia de las tarjetas de débito, se cobra un interés por la
disposición.

TEMA 27
EL CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO
Es aquél por el cual una persona denominada transportista, se compromete a trasladar o
transportar por vía aérea, y una aeronave, bien a otra persona y su equipaje, denominada
pasajero, bien mercancías y objetos no acompañados por su propietario, de un lugar a otro
predeterminado, previo a pago de la tarifa convenida entre ellos.

Transporte Marítimo:

Es posible realizar este contrato bajo la modalidad de fletamento o chárter aéreo, como
usualmente se le denomina, y por el cual el propietario de la aeronave se compromete,
mediante precio cierto, a realizar con una aeronave determinada, los viajes que contrate la otra
parte, manteniendo éste, o sea, el propietario, el control sobre la tripulación y la conducción
técnica de la aeronave.

Obligaciones del transportista:

La responsabilidad del transportista queda comprometida y estará obligado a indemnizar los


daños y perjuicios ocasionados por la muerte o cualquiera lesión sufrida por un pasajero por
motivo del transporte: ´´si el hecho que causó lo daños tienen lugar durante el período
transcurrido desde el momento en que le pasajero embarca en la aeronave hasta el momento
en que desembarca de la misma y aun cuando tal aeronave, esté estacionada en cualquier
aeropuerto de otro lugar de aterrizaje, incluso en el lugar de un aterrizaje forzoso o
accidentado´´.

Esta obligación es adeudada por daños debidos a casos fortuitos o fuerza mayor y esta lesión
comprende, tanto los daños corporales como lo que afecten las facultades mentales. Sin
embargo, en principio estas no operan como eximentes de responsabilidad.

El contrato de transporte crea para el porteador las obligaciones de transportar las mercancías
y efectos en el término convenido, de velar por su conservación mientras están bajo su guarda
y de entregarlos al destinatario libre de averías y pérdidas. Por tanto el porteador es civilmente
responsable en caso de retardo, de averías o de pérdida.

Existe retardo, cuando las mercancías y efectos no llegan al lugar de su destino en el término
que se ha convenido; averías, cuando las mercancías o efectos han sufrido deterioro durante el
transporte, y pérdida, cuando falta una parte de las mercancías o efectos o cuando éstos no han
sido entregados al destinatario.

Acciones:
En el transporte de pasajeros, de equipaje y de carga, toda acción de indemnización de daños, sea que se
funde en el Convenio de Montreal, en un contrato o en un acto ilícito, sea en cualquier otra causa
solamente podrá iniciarse con sujeción a condiciones y a límites de responsabilidad como los previstos
en dicho convenio, sin que ello afecte a la cuestión de qué personas pueden iniciar las acciones y cuáles
son sus respectivos derechos. En ninguna de dichas acciones se otorgará una indemnización punitiva,
ejemplar o de cualquier naturaleza que no sea compensatoria (Art. 29 Convenio de Montreal).

Requisitos para el ejercicio de la acción en responsabilidad.


 Incumplimiento de obligaciones acordadas;
 Incumplimiento que produzca daños al patrimonio o intereses de la otra parte
contratante;
 El daño tiene que ser imputable a la parte que lo ha realizado requiriéndose que sea un
daño previsible y que haya dolo o negligencia por el causante;
 No se requiere que la obligación entre las partes subsista.

Cláusulas de responsabilidad limitada en estos contratos.

Una cláusula de exención de responsabilidad es la que establece que el porteador no es responsable de


pérdida, avería o retardo. Sin embargo en el artículo 103 del Código de Comercio expresa: el porteador
es responsable de la pérdida de los objetos que conduce, excepto los casos de fuerza mayor. Es responsable
de las averías que no sucedan por vicio propio de la cosa, o por fuerza mayor.

Si el transportista prueba que la negligencia u otra acción u omisión indebida de la persona


que pide indemnización, o de la persona de la que proviene su derecho, causó el daño o
contribuyó a él, el transportista quedará exonerado, total o parcialmente, de su
responsabilidad con respecto al reclamante, en la medida en que esta negligencia u otra acción
u omisión indebida haya causado el daño o contribuido a él. Cuando pida indemnización una
persona que no sea el pasajero, en razón de la muerte o lesión de este último, el transportista
quedará igualmente exonerado de su responsabilidad, total o parcialmente, en la medida en
que pruebe que la negligencia u otra acción u omisión indebida del pasajero causó el daño o
contribuyó a él.

La jurisprudencia dominicana, al respecto, establece que: La responsabilidad civil limitada,


fundamentada en la Convención de Varsovia, tiene un carácter excepcional y su aplicación está
sujeta a que se cumplan las siguientes condiciones: a) que el equipaje del pasajero o la
mercancía a transportar sean sometidos al pesaje previo para determinar su valor en caso de
pérdida o avería, a razón de 250 francos por cada kilogramo de peso, o su equivalente en otra
divisa; b) que en el talón del equipaje o en la hoja de ruta aérea correspondiente, se consigne
el aviso de que la responsabilidad del transportista se regirá por el Convenio de Varsovia. No.
26, Pr., Mar. 2009, B. J. 1180.

TEMA 28
OTROS CONTRATOS COMERCIALES
Contratos Comerciales:
Como todo contrato, los comerciales, se constituyen entre dos partes, una deudora y otra
acreedora, o recíprocamente deudoras y acreedoras entre sí, que de común acuerdo, declaran
esa voluntad de obligarse. Para que el contrato revista el carácter de comercial, debe constituir
acto de comercio.

Contrato de Leasing (de alquiler con derecho de compra):


Es un contrato mediante el cual, el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a cambio del
pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado. Al término de este plazo el
arrendatario tiene la opción de comprar el bien arrendado, devolverlo o renovar el contrato.

Contrato de Joint Venture:


El contrato de asociaciones y colaboración empresarial llamado Joint Venture, une a dos o más
personas o empresas en forma momentánea con un fin específico, se puede constituir entre las
empresas, tanto públicas como privadas, con el objetivo de comercialización, producción,
finanzas, servicios e investigación y desarrollo.

El Contrato de Seguro:
Es un contrato por el cual un ente personal o jurídico garantiza la integridad de sus
pertenencias ante las posibilidades de un siniestro por el azar, que obliga al asegurador a
resarcir pérdidas o daños que ocurren al asegurado. Tiene como base legal la Ley 126 sobre
Seguros Privados modificada por la Ley 280 de 1975.

Contrato de Fideicomiso:
Es la transmisión de uno o más bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, a
una persona natural o persona jurídica llamada fiduciario, para que sean administrados o
invertidos de acuerdo a un contrato, a favor del propio fideicomitente o de un tercero, llamado
beneficiario. Es un negocio jurídico por el que una persona llamada fideicomitente, transmite
bienes a otra llamada fiduciario, con fines específicos y en beneficio de un tercero llamado
fideicomisario.

Contrato de franquicia:
Es un acuerdo entre el "franquiciador" o "franquiciante" y el destinatario o "franquiciado" por
virtud del cual el primero cede al segundo la explotación de una franquicia. Franquicia:
concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial.

Contrato de agencia:
Es el contrato en virtud del cual una persona natural o jurídica (el agente) asume de forma
estable y permanente el encargo, en nombre y por cuenta de otro y a cambio de una retribución,
de promover y concluir contratos como intermediario independiente, sin asumir por ello, salvo
pacto en contrario, el riesgo y ventura de dichas operaciones.

Alcances de la ley 673 de 1966


El DR-CAFTA:
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de
América: es un tratado que busca la creación de una zona de libre comercio entre los países
firmantes. Hace permanente los beneficios para el 80% de productos centroamericanos que
brinda la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), abarcando un volumen comercial de treinta
mil millones de dólares.1 Está compuesto por veintidós capítulos, divididos cada uno en
artículos. El CAFTA tiene como objetivos fundamentales estimular la expansión y
diversificación del comercio en la región, eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la
circulación transfronteriza de mercancías y servicios, promover condiciones de competencia
leal en la zona de libre comercio, aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión y
hacer valer los derechos de propiedad intelectual.2 Dado que se trata de objetivos planteados
de manera oficial, debe tenerse en cuenta que el cumplimiento está sujeto a diversos factores
como la voluntad política de los gobiernos, las condiciones económicas de los países y las
coyunturas de aplicación de las normas dispuestas por el tratado.

El contrato de remesas
Consiste en el envío de letras de cambio, pagarés u otros, para que el librado proceda a su pago o
aceptación. Si la remesa es el medio de pago elegido para liquidar una compraventa de mercancías, los
documentos relativos a las mismas los envía directamente el vendedor al comprador. La remesa simple
o cleancollection es un medio de pago por el cual el exportador entrega a su banco un documento
financiero para que proceda a gestionar su cobro.
A diferencia del resto de medios de pago, en las remesas la iniciativa para el cobro la toma el exportador.
Es el vendedor el que acude a su banco para gestionar el cobro mediante un documento financiero
(efecto), no el comprador como en el caso de transferencias, emisión de cheques bancarios o créditos
documentarios.
Las entidades bancarias que intervienen se encargarán únicamente de gestionar el cobro por cuenta del
exportador, dentro del marco de las reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional y de
las buenas prácticas bancarias, sin asumir ninguna otra responsabilidad que no sea las de carácter técnico.
Este medio de pago exige una cierta confianza entre el comprador y el vendedor, ya que el riesgo de
cobro no está cubierto por el banco.
Naturaleza:

TEMA 29
EL CONTRATO DE SEGURO

Es un contrato por el cual una parte denominada aseguradora, se compromete a responder


frente a otra denominada asegurado, mediante el pago de una suma de dinero en los más de
los casos, ya sea a la misma persona de contratante, o a un tercero, beneficiario, con el cual se
contrata y se extiende la protección convenida, por los daños eventuales que pudiera sufrir o
experimentar el asegurado, cambio del pago de una suma denominada prima.

Obligaciones del asegurador.


La obligación del asegurador está sometida a una condición suspensiva: debe pagar la
indemnización si el riesgo se produce en las condiciones estipuladas en la póliza. Responde
así, no solamente de los daños que resulten de un caso fortuito, sino también de aquellos que
puedan ser el producto de la falta del asegurado, no estando exonerado de cumplir con su
obligación más que en caso de dolo o de falta intencional del asegurado.

También, y desde la óptica administrativa, resulta una obligación puesta a su cargo del
asegurador, cumplir con todas las formalidades que le impone la ley Gneral de Seguros y
Fianzas, respecto de publicar sus estados de cuentas; informar de los contratos firmados,
remitiendo copias de los mismos a la superintendencia de seguros; someterse a las
inspecciones que ésta pueda ordenar.

Obligaciones del asegurado:


Abstenerse de cometer ninguna declaración falsa, igualmente abstenerse de dar una
información que pueda llevar el asegurador a una estimación errónea o incierta del riesgo
asumido. En este sentido, si se estableciere que al momento de realizar el contrato el asegurado
ha faltado a su verdad, o ha dado la información incompleta de forma voluntaria, el asegurador
podría, prevaliéndose de esta actitud dolosa, ser liberado de su obligación. Asi, por ejemplo,
en un contrato de seguro de vida en la cual el asegurado, conocedor de estar enfermo de un
cáncer terminal, omite conscientemente este hecho en la declaración jurada que está obligado
a firmar al hacer su solicitud de seguro de vida, el asegurador puede negarse, una vez probado
esto, a pagar la póliza, luego de su fallecimiento.

El asegurado debe pagar la prima convenida, la cual se hace por lo general, anualmente, salvo
los seguros de salud que se pagan mensualmente; el incumplimiento de esta obligación genera
a cargo del asegurador el derecho de solicitar la resciliación o suspensión del contrato.
En fin, en caso de siniestro, de naturaleza tal que haga exigible la garantía del asegurador, el
asegurado debe informar al asegurador del hecho en el plazo convenido.

El régimen particular del contrato de seguro en lo que a vehículos de motor se refiere.


Toda persona física o moral, incluyendo al Estado Dominicano y ayuntamientos del país, cuya
responsabilidad civil pueda ser exigida por razón de daños materiales, corporales o morales
derivados de los últimos, causados a terceros por un accidente ocasionado por un vehículo de
motor o remolque, está obligado a mantenerlo asegurado bajo una póliza que garantice la
responsabilidad antes señalada, como condición para que se permita la circulación de dicho
vehículo. En ese sentido, todos los vehículos de motor o remolques asegurados deberán llevar
un marbete expedido por el asegurador.
Se exceptúa del seguro que se establece por la Ley 146 a los funcionarios diplomáticos
extranjeros acreditados en el país, de naciones donde exista la misma excepción para los
funcionarios diplomáticos dominicanos.

Los límites mínimos de responsabilidad, serán fijados por resolución motivada de la


Superintendencia, para lo cual se tomarán en cuenta el tipo de vehículo, capacidad, ejes, uso,
siniestralidad del mercado y todas las consideraciones técnicas de uso común en este tipo de
seguro, previa consulta con los aseguradores y reaseguradores establecidos en el país.
Pagos efectuados por el Asegurador.

Seguro de vida:
Es un contrato que le garantiza a una persona en caso de su propio fallecimiento un
resarcimiento económico a sus familiares directos o en su defecto a aquellas personas que él
mismo elija como beneficiarios del mismo.

Beneficiarios:

El beneficiario será todo tercero designado en la póliza para efectos de recibir el capital
asegurado.

Por lo general, en los seguros de vida, en caso de no designarse beneficiarios, el capital se


otorga a los herederos legales del asegurado. Sin embargo usted no está obligado a designar a
sus herederos legales, pudiendo establecer a cualquier persona como beneficiario.

Son beneficiarios del seguro contra riesgos laborales: Los(as) trabajadores(as) dependientes y
los empleadores, urbanos y rurales, en las condiciones establecidas por la ley; Los trabajadores
por cuenta propia, los cuales serán incorporados en forma gradual, previo estudio de
factibilidad técnica y financiera.

TEMA 30
EL CONTRATO DE SOCIEDAD.
El artículo 1832 del Código Civil Dominicano define el contrato de sociedad de la siguiente
manera: “La sociedad es un contrato por el cual dos o más personas convienen poner cualquier
cosa en común, con el mero objeto de partir el beneficio que pueda resultar de ello”.
Los elementos que caracterizan y son propios del contrato de sociedad son: los aportes, la
búsqueda de beneficios o de una economía y el affectio societates (voluntad de participación
conjunta).

Diferentes tipos de sociedades a la luz del Código Civil:


Conforme lo establece el artículo 1835 del Código Civil, Las sociedades son universales y
particulares.

Sociedades Universales: es aquella en que se aplica todos los bienes de los contratantes. Se
distinguen dos clases de sociedades universales: la sociedad de todos los bienes presentes, y la
sociedad universal de ganancias.

La sociedad particular: es aquella que no se aplica sino a cosas determinadas, o a su uso, o a


los frutos que las mismas pueden producir. El contrato por el cual se asocian muchas personas,
ya sea para una empresa concreta, o para el ejercicio de algún oficio o profesión, es también
una sociedad particular.

El contrato de sociedades comerciales:


Habrá un contrato de sociedad comercial cuando dos o más personas físicas o jurídicas se
obliguen a aportar bienes con el objeto de realizar actos de comercio o explotar una actividad
comercial organizada, a fin de participar en las ganancias y soportar las pérdidas que
produzcan.

Diferentes tipos de sociedades comerciales:


El Artículo 3 de la ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada, (Modificado por la Ley 31-11, de fecha 11 de febrero de 2011)
establece que se reconocerán los siguientes tipos de sociedades:

a. Las sociedades en nombre colectivo;


b. Las sociedades en comandita simple;
c. Las sociedades en comandita por acciones;
d. Las sociedades de responsabilidad limitada;
e. Las sociedades anónimas;
f. Las sociedades anónimas simplificadas (SAS).

No obstante los numerosos tipos de sociedades comerciales, se distinguen esencialmente dos


grandes grupos: las sociedades de personas y las sociedades de capital, las cuales tienen
características particulares e identificantes.

Otras categorías envuelven otras sociedades con características propias y algunas reguladas
por leyes especiales, entre estas: las sociedades de capital variable (una forma especial de
sociedad); las sociedades cooperativas, reguladas por la ley de cooperativas; y las sociedades
de hecho y de participación.

Sociedades intuito pecuniae:


En este tipo de sociedad lo que importa es el aporte al capital social, y no las personas que lo
hagan. Su mejor representante son las sociedades por acciones. En ellas los accionistas están
unidos simplemente por el capital y por el propósito de obtener beneficios, de donde, y en
principio, y salvo disposición en contrario del contrato de sociedad, estos conservan la
facultad de poder transmitir o ceder sus acciones libremente a otros, ya sean o no accionistas,
y no es causa de disolución de la misma la muerte o interdicción de un asociado, como ocurre
en las sociedades de personas.

Sociedades intuito personae:


Agrupa a su vez dos grandes tipos de sociedades que en el estado actual de nuestro derecho
están prácticamente en desuso. En este tipo de sociedades, sus asociados están restringidos a
su aceptación por parte de los demás socios, y lo hacen básicamente teniendo en cuenta la
confianza mutua, el conocimiento de su honestidad y en su solvencia económica, elementos
que son determinantes en las mismas. En atención a esto, se desprende el hecho de que la parte
social de los asociados no sean transmisibles por actos intervivos, ni transmisible a causa de
muerte de un socio (en ese caso la sociedad se disuelve).

Sociedades mixtas:
Son aquellas que cuyo capital es proveniente en parte del estado y en aparte de particulares

Criterios para su diferenciación:

Requisitos de publicidad:
Las medidas de publicidad tienen que ver con la inscripción del registro mercantil. La omisión
a las formalidades de forma o de fondo del contrato de sociedad o bien de los estatutos sociales
son susceptibles de nulidad, dicho contrato deben ser redactados por escrito, pueden estar
contenidos en un acto autentico o bajo firma privada.

El levantamiento del velo corporativo:


Tomando en cuenta que el velo corporativo establece una separación del patrimonio de la
sociedad y el de sus accionistas, podemos establecer que el levantamiento del velo corporativo
es la técnica judicial que debe aplicarse a los fines de obtener la ruptura de dicha separación y
que surge con el propósito de facultar a la autoridad jurisdiccional para prescindir de la
protección que se da en algunas sociedades.

El efecto del levantamiento del velo corporativo se determina con la decisión judicial que
adopte tal acción, es decir que establezca la imposición a los socios de responder por las
obligaciones contraídas frente a las deudas de la sociedad. El levantamiento del velo
corporativo, procede cuando se entiende que ha existió fraude y dolo por parte de los
accionistas al momento de la suscripción de un contrato.

Administración de las sociedades comerciales:


El artículo 25 de la ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y modificada por la 31-11,
establece en su contenido lo siguiente:
“Las sociedades comerciales serán administradas por uno o varios mandatarios,
asalariados o gratuitos, que podrán ser o no socios. Esos mandatarios podrán delegar
en todo o en parte sus atribuciones, si el contrato de sociedad o los estatutos lo permiten,
pero serán responsables frente a la sociedad por actos de las personas a quienes las
deleguen”.

Responsabilidad de los administradores y gerentes:


Los administradores o gerentes tendrán a su cargo la gestión de los negocios sociales, además
representarán a la sociedad, salvo que la ley, el contrato de sociedad o los estatutos sociales
atribuyan las funciones de representación a alguno o algunos de ellos o establezcan cualquier
otra modalidad de representación para la actuación frente a terceros.

Los administradores, gerentes y representantes de las sociedades deberán actuar con lealtad y
con la diligencia de un buen hombre de negocios. Serán responsables conforme a las reglas del
derecho común, individual o solidariamente, según los casos, hacia la sociedad o hacia terceras
personas, ya de las infracciones de la ley, ya de las faltas que hayan cometido en su gestión o
por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión personal hacia los socios o
terceros.

Los fundadores de la sociedad, así como los administradores o gerentes, serán responsables
del perjuicio causado por las omisiones o irregularidades que pudieren encontrarse en los
estatutos sociales de la sociedad.

Los administradores o los gerentes, al cierre de cada ejercicio, sancionarán los estados
financieros de la sociedad y prepararán el informe de gestión anual para el ejercicio
transcurrido.

La forma de dividir el capital social:

La distribución de dividendos se hará en base a la proporción que cada socio tenga en el capital
social.

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