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Concepto
2. El jus y el fas
3. Preceptos fundamentales del derecho
4. Importancia del derecho romano
5. Clasificación del derecho romano
6. Fuentes del derecho romano
7. La ley
8. Plebiscito
9. Codificaciones
10. El sujeto de derecho
11. Personas jurídicas o morales.
12. Clasificación de las personas físicas
13. La esclavitud
14. La ingenuidad
15. Derechos del ciudadano romano
16. La obligación
17. El contrato
18. Bibliografía
Concepto:
Se entiende por derecho romano el conjunto de Instituciones jurídicas que rigieron a la sociedad romana y a
los pueblos dominados por Roma, desde su nacimiento en el año 753 antes de Cristo, hasta la muerte de
Justiniano en el año 565 después de Cristo.
Características:
Derecho Antiguo:
Desde la fundación de Roma hasta el siglo VII.
En sus reglas generales es estricto, conservador y formalista.
En su aplicación es exclusivo a los ciudadanos romanos y no puede ser invocado a los peregrinos.
En cuanto a sus fuentes, es principalmente consuetudinario, apareciendo en esta época la codificación de las
costumbres prexistentes que conocemos como la Ley de las Doce Tablas.
Derecho Clásico:
Desde el siglo VII hasta Constantino.
En sus reglas fue menos estricto, se preocupó más por la equidad y no por la simple aplicación del riguroso
derecho puro.
Menos conservador, el derecho se amplió por la influencia de los fenómenos sociales, políticos y económicos.
Menos formalista, se tuvo más en cuenta la intención de las partes contratantes y se dio menos importancia a
la forma externa de los actos.
En su aplicación dejó de ser exclusivo, junto al "jus civilis" apareció y se desarrolló el "jus Pentium", accesible
a los peregrinos.
En sus fuentes, además de la costumbre, aparecen las leyes votadas, los Plebiscitos, los Senadoconsultos, la
Constituciones Imperiales, los Edictos de los Magistrados y las Respuestas de los Prudentes.
Bajo Imperio:
Desde Constantino (325) hasta la muerte de Justiniano (565). Decadencia y pérdida del carácter científico del
Derecho.
En sus reglas, la equidad se impuso definitivamente sobre el formalismo.
La distinción entre Derecho Civil y Derecho de Gentes dejó de aplicarse. Todos los habitantes del Imperio
pasaron a ser ciudadanos romanos.
Existe una sola fuente del Derecho, las Constituciones Imperiales, que dan lugar a las diferentes
codificaciones.
EL JUS Y EL FAS
Desde el comienzo de Roma, siendo la costumbre fuente principal del Derecho, esta se presentaba bajo dos
formas: "Fas y Jus". El "Fas" es derecho divino, se fundamenta en la voluntad de los Dioses siendo inmutable
mientras los Dioses mismos no quieran cambiarlo. No puede ser violado sin ultrajar a los dioses. y el "Jus"
derecho humano, es variable y perfectible, su fuerza obligatoria descansa en el acuerdo general del pueblo y
su inobservancia lesiona derechos puramente humanos.
DISTINCIÓN ENTRE MORAL Y DERECHO
Moral y Derecho son tipos de normas que se dirigen a la conducta humana, pero la norma moral enjuicia
la conducta a la luz de los valores supremos, en cambio la norma jurídica enjuicia y regula el comportamiento
humano desde el punto de vista de las repercusiones de éste en otras personas y en la sociedad.
JUSTICIA Y EQUIDAD
La definición de Justicia de Ulpiano en el Corpus Juris reza como sigue: "justitia est perpetua et constans
voluntas ius suum cuique tribuendi" (La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su
derecho), fórmula que pasó a la humanidad medioeval: lo justo y lo injusto se aplica no sólo a los hombres
sino a todas aquellas relaciones interhumanas ensambladas en las cuales se regula la participación de los
miembros individuales de un todo social, por ello la idea de justicia no pertenece a la ética de la persona, sino
a la ética de las Instituciones.
Equidad expresa una de las dimensiones de la idea de Justicia, a saber, el principio de igualdad o
proporcionalidad, en tal sentido justicia y equidad resultan sinónimos. Una segunda acepción, la más
importante, es la de decretar una norma individualizada, sentencia judicial o resolución administrativa, que
resulte justa en el caso particular y concreto para el cual se dictó. En tercer lugar se habla de equidad para
designar la norma o el criterio en que debe inspirarse.
LA LEY
Las leyes son decisiones votadas por el pueblo en los comicios según la fórmula propuesta por un Magistrado
Senador. Se distinguen las leyes curiales votadas por el pueblo reunido en comicios por curias y las leyes
centuriales votadas por el pueblo reunido en centurias. Toda ley debía ser aprobada por el Senado.
Mecanismos de la Ley: Promulgatio, que duraba tres semanas; los auspicios, "el Jus y el Fas" unidos; la
reunión o discusión; la votación a viva voz y la clausura.
Elementos: La ley consta de:
Index
La Praescripto; donde aparece el nombre del Magistrado Senador; en lugar; la fecha y quien votó.
La Regatio; o contenido de la ley.
La Sanctio; que puede ser: "perfectae", que invalida y sanciona, "minus cuasi perfectae", no invalida pero
sanciona e "imperfectae" ni invalida ni sanciona.
Ley de las XII Tablas: Es una codificación del Derecho consuetudinario vigente.
En el año 303 se suspenden las magistraturas y se nombran diez Magistrados elegidos por los comicios que
reciben el nombre de Decenviro (decem: diez; viros: varones) que investidos de dictadura redactan diez tablas
al cabo de un año de trabajo, que fueron aprobadas, al estimar incompleto el trabajo se añadieron al año
siguiente dos tablas más.
En su carácter es una legislación arcaica y rigurosa, así por ejemplo, el ladrón sorprendido en
flagrante delito era condenado a muerte si era esclavo, convertido en esclavo si era hombre libre.
Principales Leyes: Lay Canuelia; sobre el matrimonio entre patricios y plebeyos; la ley Hortensia, da fuerza de
ley a los plebiscitos, que alcanza también a los patricios y ley Pubilia, da fuerza de ley a las decisiones
votadas en los comicios centuriados.
PLEBISCITO
Era una resolución tomada por la plebe en Asambleas especiales presididas por un tribuno, y se llamaba
Concilia Plebis. La Ley Hortensia los declaró obligatorios, generalmente se refieren a cuestiones de derecho
privado.
Los principales plebiscitos son: la Lay Falcidia sobre legados, la Ley Cincia sobre donaciones, la Ley Aquilia
sobre daños causados injustamente "damnum injuria datum" y la Ley Junia norbana sobre manumisión.
SENADOCONSULTO:
Medida legislativa emanada del senado. Aparece con el principado, en vez de limitarse a aprobar leyes
votadas en los comicios, o dirigir órdenes a los magistrados para adicionar o modificar el derecho vigente,
constituye el derecho por vía de Senadoconsulto.
El Senadoconsulto se hacía generalmente a petición del Emperador.
Los principales Senadoconsultos son: la Oratio Severi; prohíbe al tutor enajenar "proedia rustica vel
suburbana" del pupilo, el valeyano; prohíbe a la mujer obligarse por otro, el Macedoniano; prohíbe
prestar dinero al "Filius Familiae", el Orficano; sobre sucesión ab - intestato.
EDICTO DE LOS MAGISTRADOS
El derecho honorario o pretoriano es el que resulta del Edicto de los Magistrados y principalmente del Edicto
del Pretor. Conforme a Papiniano tenía un triple objeto: aplicar, completar y corregir el derecho.
CONSTITUCIONES IMPERIALES
Eran medidas legislativas dictadas por el Emperador. Se distinguen cuatro variedades de Constituciones
Imperiales: Los "edicta", disposiciones generales análogas a los edictos de los Magistrados; los "mandata",
instituciones dadas a sus funcionarios para el ejercicio de su Magistratura; los "decreta" decisiones judiciales
emitidas por el Emperador como magistrado supremo y los "rescripta", respuesta del Emperador a un
funcionario o particular sobre una cuestión de derecho que se le hubiere planteado.
RESPUESTAS DE LOS PRUDENTES
Son las opiniones de los jurisconsultos, consultas evacuadas que tenían fuerza obligatoria en la decisión de
los jueces. Los jurisconsultos romanos llenan cuatro funciones consistentes en: "respondere" o dar consultas
verbales "cavere" o redactar documentos para las partes contratantes, "agere" o asistir a las partes en un
negocio judicial y "scribire" o escribir obras de derecho.
Los jurisaconsultos romanos pasaron por cuatro fases sucesivas:
Antes de Augusto, eran abogados sin ningún carácter oficial.
Con Augusto, se le acordó a algunos, un carácter oficial.
Época de Adriano, los escritos de los jurisconsultos oficiales tuvieron autoridad igual que la ley.
La célebre Ley de Citas, limitó a cinco el número de jurisconsultos cuyos escritos tuvieron, solo ellos, fuerza
de ley. Sus decisiones aceptadas después de muertos dio origen al llamado "Tribunal de los Muertos".
CODIFICACIONES
Antes de Justiniano, dado el gran número de Constituciones Imperiales, se codificaron las sancionadas desde
Dioclesiano hasta Septimio Severo, la obra del jurisconsulto Gregorio se llamó "Código Gregoriano". Como
complemento de la anterior y también de carácter privado aparece bajo Constantino el "código
Hermogeniano", obra de Hermógenes. El Código Teodosiano, obra de Teodosio II, es el primer cuerpo de
leyes oficial ya que fue aprobado por el Senado.
OBRA DE JUSTINIANO:
Código Antiguo: Obra de diez jurisconsultos nombrados por Justiniano para revisar los Códigos anteriores y
sus constituciones, eliminando las caídas en desuso y agregando las posteriores.
Digesto o Pandectas: Compilación y resumen de las obras de los jurisconsultos antiguos, el encargo fue
hecho al "questor sacri palatti" Triboniano e integrada por 4 profesores, 11 abogados de Constantinopla y un
funcionario denominado "comens sacrum largitarium". Más de 2.000 libros fueron reducidos a 50, divididos en
títulos y estos en fragmentos, numerados y con el nombre de los autores.
La Institutas: Encomendada también a Triboniano, con el objeto de facilitar el estudio a los alumnos de
Derecho de la Universidad de Constantinopla, consta de cuatro libros y contiene fragmentos del Digesto y de
la obra de Gayo.
Código Nuevo: Es la edición revisada del antiguo Código, nutrido por la agregación de las Constituciones
posteriores a su publicación, son 12 libros y el trabajo correspondió a Triboniano acompañado de 4
jurisconsultos.
Novelas: Recopilación de constituciones dictadas por Justiniano, con posterioridad a los trabajos
precedentes, fueron hechos a la muerte de Justiniano y no fue oficial.
CORPUS JURIS CIVILIS : Formado por la obras de Justiniano, algunos antecesores, esencialmente Gayo,
Paulo y Ulpiano y la obra de los sucesores Justino II y Tiberio II.
La expresión Corpus Juris Civilis fue usada por primera vez en 1583 por Dionisio Gotofredo, especialmente
para distinguirlo del "Corpus Juris Canonici" según criterio de los glosadores. La agrupación de la obra tiene
un carácter científico.
EL SUJETO DE DERECHO
PERSONAS
La palabra persona y el concepto expresado por este vocablo, tuvo su sede principal en el Derecho.
Etimológicamente significa "personar", sonar fuerte, resonar y se identifica con las máscaras que en la escena
teatral clásica, utilizaban los actores para cubrir su rostro y dar especial asonancia a su voz.
En el campo jurídico la palabra "persona" expresa el sujeto de las relaciones jurídicas, por lo tanto, el sujeto
de los deberes jurídicos y de los derechos subjetivos. Persona en Roma, lo mismo que hoy es todo ente
susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.
CLASIFICACIÓN DE LAS PERSONAS
PERSONAS FÍSICAS
Las que presentan signos característicos de humanidad y personas morales, que son creaciones ideales y a
las cuales la ley les reconoce capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y por tanto
actúan jurídicamente por medio de representantes.
SUJETO DE DERECHO
En Roma son sujetos de derecho todas aquellas personas que pueden tener derechos y ejercerlos, o sea los
dotados de capacidad jurídica.
La personalidad jurídica conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho y una
capacidad de hecho. La capacidad de derecho es el conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser
titular de un derecho y necesariamente debe poseer tres elementos: El Status Libertatis, el Civitatis y el Status
Familiae, es decir, ser "Sui Juris", único que puede adquierir derechos y ejercerlos, todos los demás, con
excepción de los esclavos, que son cosa; serán personas, pero no sujetos de derecho.
La capacidad de hecho, es el conjunto de condiciones requeridas por la ley para poder ejercitar los derechos
de que se es titular. La capacidad de hecho se determina por vía de excepción, son incapaces de hecho
aquellos que la ley señala como tales.
REQUISITOS REFERENTES A LA EXISTENCIA DEL HOMBRE
En la Roma antigua, atendiendo tal vez al grado de superstición o tal vez al conocimiento de experiencias
ocurridas y transmitidas, para que un procreado sea reconocido como humano debe cumplir ciertos requisitos:
Es preciso que el feto sea separado totalmente del claustro materno.
Es necesario que nacimiento sea con vida.
Se requiere que el parto sea perfecto.
Que tenga forma humana.
COMIENZO DE LA EXISTENCIA
Dos teorías tratan, desde el Augusto, las condiciones que debe reunir un recién nacido para poder adquirir
derechos: la Escuela Proculeiana sostiene que el niño debe llorar al nacer, lo que elimina el derecho a un niño
que nace sin voz; la Escuela Sabiniana por el contrario manifiesta que un niño mudo de nacimiento, al nacer
vivo es capaz de adquirir derechos. Justiniano convalidó la opinión de la Escuela Sabiniana.
EL NASCITURUS
Con motivo de los problemas sucesorales de un concebido, los romanos establecieron el siguiente principio:
no es necesario que el feto nazca y que nazca vivo para adquirir derechos. El feto en el vientre de la madre se
considera como nacido para todo aquello que le favorezca en virtud de una ficción jurídica.
FIN DE LA EXISTENCIA
El fin de la existencia de una persona puede producirse por dos causas:
La Muerte: cesación de la actividad biológica de un individuo y trae como consecuencia la apertura de la
sucesión, la extinción de la Patria Potestad y el inicio del culto a la persona del difunto y a los sitios de
sepultura.
La Esclavitud: consiste en la muerte civil del individuo.
LA ESCLAVITUD
La esclavitud es una institución jurídica por medio de la cual el ser humano es despojado de toda
personalidad, asimilado a cosa y como tal, perteneciente a otro ser humano.
En Roma a principio de la República, ya había 50 mil esclavos, este número aumentó después de la
segunda guerra púnica y excedió en mucho al de los hombres libres.
CAUSAS DE LA ESCLAVITUD
Las causas de la esclavitud en la antigua Roma fueron las guerras y la piratería por la captura de prisioneros y
su adjudicación a los vencedores.
Pueden clasificarse las causas en dos grandes grupos: El Derecho de Gentes y el Derecho Civil.
En el Derecho de Gentes las fuentes fueron la cautividad, ya que el vencido quedaba al arbitrio del vencedor,
y el nacimiento, pues el hijo seguía la condición de la madre, y la madre esclava procreaba hijos esclavos.
Las causas del Derecho Civil eran más numerosas y de acuerdo con las épocas, así en derecho antiguo, la
Ley de las XII Tablas establece como causas de la esclavitud posteriores al nacimiento:
Incensu: quien no se inscriba en el censo, establecida por Servio Tulio.
El Soldado Refractario: establecida por el mismo Servio Tulio al soldado que se sustrajese del servicio militar.
El Fur Manifestum: el sorprendido en flagrante delito de robo quedaba esclavo del propietario del objeto
robado.
El Deudor Insolvente: el deudor condenado al pago, si no cumplía en el plazo señalado, pasaba a esclavo del
acreedor.
La Servi Poena: condenado a luchar en el circo, o siervo de su pena, era esclavo del circo.
En el Derecho Clásico se establecieron las siguientes causas:
Senado Consulto Claudiano: la mujer ingenua que vivía en contubernio con un esclavo, a pesar de tres
amonestaciones del dueño de éste, se hacía esclava.
La Servi Poena: el condenado a las minas era también esclavo de su propia pena.
El mayor de 20 años, que conocedor de la libertad se hacía vender, de acuerdo con el supuesto vendedor
como esclavo, para engañar a un comprador de buena fe que entregaba el precio quedaba realmente esclavo
cuando se descubría el fraude.
El liberto o manumitido ingrato con su patrono volvía a ser esclavo, si la ingratitud había sido grave y se
probaba suficientemente.
El Derecho Justinianeo, en el bajo imperio, suprimió el Senado Consulto Claudiano y la Servi Poena.
EXTINCIÓN DE LA ESCLAVITUD
La esclavitud termina de dos maneras, por el "Postliminium" y por la manumisión.
POSTLIMINIUM
El "Postliminium" es la ficción jurídica de suponer que una persona física, caída en poder del enemigo y luego
escapa o es rescatada, al volver al Estado romano, automáticamente recobra la condición jurídica que tenía
antes de caer en poder del enemigo y se considera que su situación jurídica nunca había variado.
MANUMISIÓN
Etimológicamente esta palabra proviene de las palabras "manus y mitere", soltar de la mano o soltar del
poder. Es la forma de salir el esclavo de la potestad, del "Dominus", llevada a cabo por voluntad de éste.
En el Derecho Antiguo observamos tres tipos de manumisiones:
Manumissio vindicta: reivindicación de la libertad conforme a las formalidades de la "In jure cessio". El
manumitente junto con el esclavo y acompañado de un tercero, ocurría ante el Magistrado, y el tercero
poniendo una vageta sobre el hombro del esclavo decía; declaro que este hombre es libre; no habiendo
oposición por parte del dueño, así lo declaraba el Magistrado.
Manumissio censu: el amo inscribe al esclavo en el censo de los ciudadanos.
Manumissio testamenti: acto de última voluntad del amo disponiendo la libertad de sus esclavos.
En el Derecho Clásico se conservan las anteriores y aparece la modalidad del fideicomiso de libertad en la
manumisión testamentaria.
Al final de la República fueron instaurados los métodos no solemnes siguientes:
Manumissio inter amicos: es la manifestación hecha por "vindicta", ante el Magistrado que se sustituía por la
declaración ante testigos.
Manumissio por epistolam: que se efectuaba en una carta que el amo enviaba al esclavo.
Manumissio per mensam: que se lleva a cabo mediante el sencillo acto de sentar al esclavo en la mesa del
amo.
Como eran actos no solemnes, la libertad era más limitada ya que si en una época fue revocable por voluntad
del dueño al no ser aceptada por el derecho civil, posteriormente se hizo irrevocable mediante la intervención
pretoriana, quedando libres pero no ciudadanos romanos y llamados "Latini Juliani" por efecto de la "Lex Junia
Norbana".
En el Bajo Imperio, bajo Constantino, aparece la "Manumissio in Sacrosanctis Eclesia", forma solemne por
declaración del amo ante la autoridad eclesiástica y en presencia del pueblo cristiano.
RESTRICCIONES A LA FACULTAD DE MANUMITIR
La facultad ilimitada de manumitir dio lugar a situaciones de orden público, ya que el excesivo número de
libertinos producía corrupción y desorden, para limitar el daño aparecen:
La Lex Aelia Sentia: los liberados antes de 30 años eran simplemente latinos junianos, salvo los manumitidos
por "vindicta" y sometidos a la aprobación de un consejo; la manumisión hecha por un amo menor de 20 años
era nula, salvo que tuviera un motivo legítimo y se aprobara por un consejo precitado; era nula la manumisión
hecha en fraude de los acreedores.
La Lex Fufia Caninia: llamada también "furia" o "fusta", puso un límite al exceso de manumisiones
testamentarias hechas por generosidad sin tomar en cuenta los merecimientos y con grave perjuicio de los
herederos.
Justiniano eliminó la Lex Fufia Caninia y la disposición de la Lex Aelia Sencia.
CONDICIÓN JURÍDICA DEL LIBERTINO
Derecho Antiguo: el manumitido era libre y ciudadano romano, pero en el derecho público no renían el "Jus
Bonorum" t en el derecho privado no tenian el "Jus Connubii", pero sus hijos nacían ingenuos.
Por otra parte no se rompía totalmente el vínculo con el antiguo dueño ni con los descendientes de éste. Fue
lo que se denominó patronato, siendo el antiguo "Dominus" considerado como "patrono", Los derechos del
patrono son:
Obsequium: reverencia por la cual no podía demandar al patrón sin autorización del magistrado ni obtener
contra él condena en más de lo que sus medios económicos le permitían pagar.
Operae: servicios debidos por el liberto
Bona: derechos sucesorios "ab - intestato" que el patron y su familia ostentan sobre la herencia del liberto y el
derecho de tutela sobre libertos impúberes y libertas.
Derecho Clásico: existen los libertinos ciudadanos romanos, manumitidos por medio solemne y que no caen
bajo los rigores de la Lex Aelia Sentia, tenian "mayor libertas". Los latinos junianos, manumitidos sin
solemnidad y antes de los 30 años, no tenían derechos políticos y en el derecho privado no tenían el connubio
pero si el "jus commercii" sin la "actio testamenti activa".
Los "dedicticios", siendo esclavos sufrieron penas infamantes, tienen "pésima libertas" deben vivir a una
distancia de 100 millas de los alrededores de Roma.
Bajo Imperio: solo existe una clase, todos los habitantes del Imperio son ciudadanos romanos.
SITUACIÓN AFIN A LA ESCLAVITUD
En tiempos de la conquista de las provincias distantes, aparece un derecho nuevo: los colonos, siervos
adheridos no a un amo, sino a la tierra; provienen de hombres libres que se transforman en colonos que ara
estar protegidos se ponen bajo la protección de un propietario y esclavos liberados. El colono puede casarse,
ser propietario y acreedor pero sus bienes eran inalienables porque servían de garantía al pago de pensiones
e impuestos.
LA INGENUIDAD
Ingenuo es la persona que nunca ha estado sometida a esclavitud. La calidad de ingenio se adquiere por el
nacimiento y en el patrimonio el hijo sigue la condición jurídica del padre, fuera del matrimonio, la de la madre.
STATUS CIVITATIS
Es el segundo elemento del caput, corresponde al poder de ciudadano o al estado de ciudadano.
Ciudadano es el habitante de un Estado como sujeto de derechos políticos y que interviene ejercitándolos en
el gobierno de su país.
El Derecho de ciudad era la cualidad que pertenecía en Roma al ciudadano romano.
LOS CIUDADANOS Y NO CIUDADANOS
Los ciudadanos no tienen clasificación, la diferenciación entre patricios y plebeyos desde el punto de vista
jurídico decayó a partir de Servio Tulio y continuó sólo desde el punto de vista social. El ciudadano tiene todas
las prerrogativas y derechos del "Jus civium romanorum".
Los no ciudadanos carecen del derecho de ciudadanía, pero su situación en la escala jurídico - social no es
uniforme distinguiéndose tres categorías ampliamente identificadas.
Peregrinos. Habitantes de otros países no enemigos de Roma o aquellos que habiendo sido vencidos, se
incorporan por provincias. Sus relaciones jurídicas se rigen por su propio derecho inicialmente y luego por el
"Jus Gentium". No poseen derechos civiles.
Latinos. Núcleo poblacional intermedioentre peregrinos y ciudadanos, ya que sin llegar a la condición de éstos
últimos, se les conceden algunas prerrogativas y tienen mayor oportunidad de adquieri el derecho de ciudad,
ellos pueden ser:
Latini veteres: formados por los habitantes de las regiones del Lacio que se habían aliado con Roma,
formando la confederación de ciudades latinas.
Latini coloniari: formados por los habitantes de Colonias Latinas.
Latini Juniani: integrada por los libertos que no eran realmente latinos sino ex - esclavos.
ADQUISICIÓN DE LA CIUDADANÍA
Nacimiento: sistema del "Jus Sanguinis", la nacionalidad de los padres confería la ciudadanía al hijo.
Causas posteriores al nacimiento:
Por Manumisión: cuando ésta es solemne el esclavo se convierte en liberto ciudadano romano.
Por Concesión Graciosa: de los comicios, senadoconsultos o Rescripto Imperial, acordado a los peregrinos,
puede ser ciudadanía completa o limitarse a ciertas ventajas solamente.
Beneficio de la Ley: derecho determinado por una ley, por ejemplo la Lex Acilia repetundarum concede la
ciudadanía al peregrino que haga condenar un funcionario público por concusión.
Por el cumplimiento de ciertas condiciones: haber sido magistrado de ciudad latina, sirviendo durante cierto
tiempo en la milicia, armando una nave para transporte de trigo, etc.
Edicto de Caracalla: por un interés fiscal se concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes del Imperio,
excluyendo a los dedicticios.
LA OBLIGACIÓN
CONCEPTO : Vínculo jurídico en virtud del cual una persona (deudor) está constreñida a realizar una
determinada prestación a favor de otra (acreedor).
ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN
Sujeto Activo: persona natural o jurídica a favor de la cual existe el derecho, y quien tiene la facultad de exigir
del deudor el cumplimiento de la prestación.
Sujeto Pasivo: (deudor) persona natural o jurídica obligada a ejecutar la prestación en beneficio del acreedor.
Vínculo Jurídico: es lo que permite distinguir la obligación de otras relaciones no jurídicas que pueden
establecerse entre los particulares, ya que autoriza en unos casos al acreedor a constreñir al deudor al
cumplimiento de la prestación mediante una acción, y en otras lo faculta simplemente para retener por medio
de una excepción lo que el deudor le ha entregado voluntariamente. La sanción es el medio por el cual se
hace efectivo el vínculo jurídico, y por eso se dice que toda obligación es una obligación jurídica sancionada
por el derecho.
Objeto: es la prestación que el deudor debe realizar en beneficio del acreedor, consiste siempre en un acto
que el deudor debe ejecutar en provecho del acreedor y puede consistir en un "dare", en un "facere" o en un
"prestare".
Dare: transmisión de la propiedad de una cosa o en la constitución de cualquier otro derecho real sobre la
cosa.
Facere: era la que tenía por objeto cualquier acto del deudor que no fuera la entrega de una cosa. Podía
consistir también en abstenciones (non facere).
Prestare: era la entrega de una cosa con uba finalidad distinta de la de transmitir su propiedad o de constituir
sobre ella un derecho real, tenía por objeto la concesión del uso de la cosa, como ocurre en los contratos de
comodato.
Permuta: cambio de una cosa por otra (trueque).
FUENTES DE LAS OBLIGACIONES:
Contratos
Delitos
Quasicontratos
cuasidelitos
CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES.
Atendiendo al vínculo contraído.
Obligaciones de derecho civil y del derecho de gentes. Las obligaciones del derecho civil eran
las derivadas de contratos sancionados por el derecho quiritario y del derecho de gentes las que surgían de
otros contratos reconocidos por el ius gentium.
Obligaciones Civiles y Honorarias. Estas obligaciones se refieren a la autoridad que las sanciona. Serían
civiles las sancionadas por las leyes, los senado - consultos y las constituciones imperiales; y honorarias las
sancionadas por ciertos magistrados como los pretores para completar, corregir o suplir el derecho civil en
bien de la utilidad pública.
Obligaciones del Derecho Estricto y de Buena Fe. Las obligaciones derecho estricto eran las que provenían
del derecho quiritario, en el que imperaba un pronunciado formalismo que exigía la seguridad de las
convenciones. Las de buena fe surgieron como consecuencia de la repercusión que sobre el derecho
quiritario ejerció el ius gentium al introducir nuevos contratos para cuyo perfeccionamiento no se exigieron
formas solemnes, ya que podían concluirse por el solo consentimiento de los contratantes y probarse por
escrito.
Obligaciones Civiles y Obligaciones Naturales. Las obligaciones civiles eran aquellas que habían sido
reconocidas y sancionadas por el ordenamiento jurídico, que autorizaba al acreedor para constreñir al deudor
al cumplimiento de la prestación o lo facultaba para retener lo que el deudor le había entregado
voluntariamente. Las obligaciones naturales se usaban para designar a algunas obligaciones a las cuales el
legislador no ha podido o no ha querido reconocer y las ha privado de acción, aunque les conceda algunos
otros efectos, como el de servir de causa para un pago. Dieron origen a las obligaciones naturales:
El pago hecho a un liberto en virtud de un contrato celebrado con el, o el pago realizado por un liberto en
virtud de una obligación contraída mientras era esclavo.
Los contratos celebrados por los filiusfamilias entre sí o con el paterfamilia bajo cuya potestad se hallen, los
obligan naturalmente una vez emancipados.
La extinción de una obligación por habérsele opuesto a la acción intentada por el acreedor para lograr su
cumplimiento.
La capitis deminutio sufrida por una persona hacía que desparecieran sus obligaciones civiles, las cuales
quedaban subsistiendo como obligaciones naturales.
Los simples pactos autorizaban para retener el pago realizado por razón del mismo, luego obligaban
naturalmente.
Los contratos celebrados por los impúberes sui iuris sin la auctoritas del tutor originaban obligaciones
naturales.
Los contratos celebrados por las personas púberes menores de 25 años sometidos a curatela, si habían sido
celebrados sin el consensus del curador, engendraban obligaciones naturales.
Conforme a la naturaleza de la prestación
Obligaciones Divisibles e Indivisibles. La obligación es divisible cuando la prestación que constituye su objeto
es susceptible de cumplimiento parcial por referirse a cosas o hechos que puedan fraccionarse. La obligación
es indivisible cuando su ejecución no puede verificarse por partes, bien porque su objeto se destruya, cambie
de naturaleza o experimente alguna disminución en su valor.
Obligaciones Genéricas y Específicas. Obligación específica es la que tiene por objeto una cosa cierta,
individual y concreta, perfectamente determinada. La obligación genérica es la que recae sobre un objeto no
determinado individualmente sino por ciertas cualidades naturales o económicas, y por su cantidad, medida o
peso. La determinación de la prestación en esta clase de obligaciones tiene lugar por medio
del género próximo y la cantidad.
Obligaciones Alternativas y Facultativas. Obligación alternativa es aquella en la cual el deudor debe cumplir
una prestación de entre dos o mas prestaciones disyuntivamente señaladas y cuya elección se hará en el
momento de cumplirse la obligación. Se caracterizan por:
Son compuestas, ya que tienen por objeto varias prestaciones independientes disyuntivamente señaladas.
Son indeterminadas, porque en el momento de formarse la obligación no se sabe con cual de las prestaciones
ha de cumplirse la misma.
Son indivisibles, porque el deudor no puede cumplir parte de una prestación y parte de otra.
La obligación facultativa es aquella en la cual el deudor se obliga al cumplimiento de una prestación
determinada, pero se reserva la facultad de liberarse de la obligación realizando una prestación distinta de la
prometida.
En razón de los sujetos que intervienen en la obligación.
Obligaciones de sujeto determinado y sujeto indeterminado. Determinar el sujeto era la regla, pero surgen
excepciones, la obligación puede cambiar de sujetos que por esto son indeterminados y reciben el nombre de
ambulatorias. Determinar el sujeto en las obligaciones es el principio general.Excepciones: La obligación
cambia de sujetos y por esto pueden ser indeterminadas, que reciben el nombre de ambulatorias, en
conclusión, cuando nace una relación jurídica obligacional, desde su nacimiento aparecen dos sujetos bien
determinados, sin embargo, en ocasiones, el sujeto activo y pasivo no se encuentra determinado en el
momento que surge el vínculo, luego será sujeto activo o pasivo aquel que se encuentre en determinada
situación.
Obligaciones mancomunadas y obligaciones correales o solidarias. Por regla general en cada obligación hay
un acreedor y un deudor, pero hay casos en que se configuran varios acreedores y un deudor, varios
deudores y un acreedor y varios deudores con varios acreedores, dando origen a las obligaciones
mancomunadas, la obligación se desintegra en tantas obligaciones parciales como acreedores y deudores
haya, cada acreedor sólo podrá exigir y cada deudor está obligado a cumplir la parte de la prestación que le
corresponde que se presume que son en partes iguales. La obligaciones correales o solidarias son aquellas
en las que existiendo pluralidad de deudores, puede en virtud de una cláusula del acto que dio origen o por
disposición de la ley exigir de cualquiera de los últimos el cumplimiento íntegro de la prestación.
Otras Clasificaciones.
Obligaciones de Dare, Facere, Prestare. Las obligaciones de "dare" consistían en la transmisión de la
propiedad de una cosa, o en la constitución de otro derecho real sobre una cosa; las de "prestare", aquellas
que consistían en la entrega de una cosa sin que ello implicara la transferencia de propiedad ni constitución
de otro derecho real sobre la misma; y las de "facere" las que consistían en la realización de un acto por parte
del deudor, que no implicara la entrega de una cosa, o abstenerse de ejecutar algo (non facere).
Obligaciones Positivas y Negativas. Serían obligaciones positivas aquellas que consistían en un "dare", un
"prestare" o un "facere", y negativas las que implicaran un "non facere".
Obligaciones Simples y Compuestas. Simples, en la cual el deudor se obliga a realizar una sola prestación.
Compuestas, en la cual el deudor se obliga a realizar dos o más prestaciones.
Obligaciones Transitorias y Continuas. Transitorias, aquellas que limitaban temporalmente la actividad del
deudor. Continuas, eran las que limitaban la actividad del deudor de manera permanente. Por regla general
las prestaciones positivas eran transitorias y las negativas continuas, pero podía darse el caso inverso.
Obligaciones Con o Sin Modalidades. Las modalidades que generalmente afectan a las obligaciones son la
condición y el término. Si una obligación no está supeditada a ninguna modalidad, se dice que es una
obligación pura y simple. Obligación condicional, es aquella cuyo nacimiento o existencia o cuya extinción
dependen de la ocurrencia de un acontecimiento futuro e incierto. Si es el nacimiento o la existencia la que
está supeditada al acontecimiento se dice que se trata de una condición suspensiva; si es la extinción la
afectada se trata de una condición extintiva o resolutoria. Obligación a término, aquella cuya exigibilidad o
extinción dependen del advenimiento de un acontecimiento futuro y cierto. Si es la exigibilidad de la obligación
la que está supeditada al acontecimiento que necesariamente ocurrirá, se dice que está afectada de un
término o plazo suspensivo; si se trata de la extinción se dice que la obligación está afectada de un término o
plazo extintivo o resolutorio.
FUENTES DE LAS OBLIGACIONES
Se entiende por fuente de las obligaciones los distintos hechos que pueden dar nacimiento a una obligación,
es decir, originar el vínculo que ligue a dos personas constriñendo a una a favor de otra.
EL CONTRATO
CONCEPTO :Todo acuerdo de voluntades reconocido y sancionado por el derecho civil destinado a producir
obligaciones civiles.
DELITO : Es todo acto contrario al derecho que por causar un daño a otro se encontraba castigado por la ley
con una pena.
QUASICONTRATO
Obligación producida por un hecho que tiene de particular que no hay convención, ni acuerdo de voluntades,
por lo que no puede decirse que sea un contrato, y siendo lícito no puede decirse que sea un delito, por
acercarse mas al contrato que al delito se llama quasicontrato.
QUASIDELITO
Acción u omisión con que se causa un daño o perjuicio a otro por propio descuido sin deseo o intención de
producir un mal en la persona o en sus bienes.
CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS
Según el Modo de Formación
Verbales: se perfeccionan con el pronunciamiento de palabras solemnes, ej. La estipulatio.
Literales: se perfeccionaban cuando eran insertados en los libros. El Paterfamilia llevaba un libro donde se
asentaban los ingresos y egresos, era indispensable que se hiciera el asiento para formalizar el contrato.
Reales: se perfeccionaban con la entrega de la cosa.
Innominados: los que, de acuerdo a la ley, no se les había asignado nombre alguno o denominación especial.
Consensuales: aquellos que se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes y todo lo posterior se
constituye en prueba del contrato.
Formales: son los que requieren de solemnidades, formalidades para perfeccionarlos.
No Formales: los que no requieren de las formalidades y solemnidades para ser perfeccionados.
Según su Origen
De Derecho Civil: aquellos que eran exclusivos de los ciudadanos romanos.
De Derecho de Gentes: aquellos que se dieron de la relación entre ciudadanos romanos y extranjeros.
Por sus Efectos
Unilaterales: produce efectos u obligaciones para una sola de las partes.
Bilaterales: produce obligaciones para las dos o más partes obligadas. Desde que nace las partes conocen
que están obligadas.
Sinalagmáticos Imperfectos: aquel que originalmente nace como un contrato unilateral y por alguna
eventualidad se convierte en bilateral.
Por los Poderes de Apreciación del Juez
De Derecho Estricto: el juez no puede alegar nada, el contrato debe cumplirse tal cual fue hecho.
De Buena Fe: el juez admite excepciones para el incumplimiento del contrato.
Por su Naturaleza
Conmutativos: son aquellos que al celebrarse, las partes conocen el tamaño o tipo de compromiso adquirido.
Aleatorios: al momento de celebrarse el contrato no depende de las partes el tipo de compromiso adquirido.
Gratuitos: aquellos que no implican un desembolso o contraprestación económica.
Onerosos: aquellos que implican un desembolso o contraprestación económica.
Por la Relación de Dependencia
Principales: aquellos que se forman y subsisten por sí solos.
Accesorios: el que depende de la suerte del contrato principal, y subsiste por el contrato principal.
Otras Clasificaciones
Nominados
Innominados
ELEMENTOS DEL CONTRATO
Esenciales.
Consentimiento. Libre y Espontáneo.
Objeto.
Causa.
Forma
Naturales
Evicción
Vicios Ocultos
Accidentales
Condición
Término
Modo
CONTRATOS REALES
CONCEPTO :Lo que caracteriza a los contratos reales además de los elementos esenciales que requiere todo
contrato, como el consentimiento, el objeto y la causa, es necesario que haya tradición de una cosa, de una
de las partes a otra.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS REALES.
Se perfeccionan con la entrega de la cosa en cuyo momento nace el vínculo.
Son contratos no formales, donde el que recibe se obliga a restituir.
Están integrados por: el Mutuo, Comodato, Depósito y Prenda. El Mutuo es el único que transmite la
propiedad, el comodato y el depósito transmiten la simple tenencia y la prenda transmite la posesión.
Cada vez que se entrega una cosa no nace un contrato real, sino cuando la entrega de la cosa se realiza para
verificar alguno de los contratos reales.
MUTUO
Contrato por el cual una persona (Mutuante) entrega la propiedad a otra (Mutuario) de una determinada
cantidad de cosas fungibles con la obligación de parte de ésta de restituirlas dentro de cierto plazo en un tanto
del mismo género y calidad.
Características del Mutuo:
Contrato real
Unilateral
Gratuito
Nominado
De Derecho Estricto
Principal
Conmutativo
No formal
Llamado préstamo de consumo
De Derecho Civil
Requisitos del Mutuo.
Transferir el Mutuario la propiedad de la cosa prestada.
Que el Mutuante debe tener capacidad para enajenar, de lo contrario se anula el negocio, si es hecho con la
autorización del tutor es válido.
Que el objeto sean cosas fungibles.
Que el mutuario debe tener la capacidad legal para obligarse.
Efectos del Mutuo.
El único obligado es el mutuario.
El mutuo como contrato gratuito no causa lucro al mutuante.
La devolución debía ser hecha el día convenido.
A falta de fecha de la entrega, la establecía el juez.
Estipulación de Intereses. :Cuando el préstamo era de cosas fungibles se permitía el pacto simple de
intereses debido a que su valor cambiaba al momento de la devolución.
En el préstamo de dinero operaba de igual forma que las cosas fungibles, pactando los intereses a través de
la Stipulatio, por lo que había dos acciones, una derivada del Mutuo, donde se exigía el dinero, y otra derivada
de la Stipulatio para el cobro de los intereses.
Riesgos del Mutuo. :El caso en que la cosa perece antes de que el mutuante la entregue.
Si la cosa ha sido entregada al mutuario y perece en sus manos.
Acciones del Mutuo. :Por ser un contrato unilateral sólo daban origen a obligaciones para el mutuario y sólo
surgían acciones para el mutuante o prestamista para obligar al mutuario a devolver la cosa. La acción que
provenía del Mutuo se denominaba "Conditio".