Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
a.- LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD es un principio regulador del derecho civil, en virtud del
cual puede hacerse todo aquello que no este expresamente prohibido; se encuentra consagrado en
el Art.12 del C.C. que dispone: "Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con
tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia."
También el Art. 1445 que establece " Para que una persona se obligue a otra por un acto
o declaración de voluntad es necesario: 1.º que sea legalmente capaz; 2.º que consienta en
dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3.º que recaiga sobre un
objeto lícito; 4.º que tenga una causa lícita.
La capacidad de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o
la autorización de otra."; el art. 1437 que define a la convención como el concurso real de
voluntades de dos o más personas; el art.1450, en la promesa por el hecho ajeno en que se
establece que el tercero no contraerá obligación alguna sino por su ratificación.
El art. 1444 del código que establece que las cláusulas de la naturaleza pueden modificarse
por voluntad de las partes.; también en materia contractual una vez perfeccionado el pacto es
una ley para los contratantes que no puede invalidarse sino por consentimiento mutuo o por
causas legales, esta norma establece toda la fuerza de la voluntad, que una vez celebrado el
acuerdo tiene el imperio de una ley.
Mucho se ha hablado respecto a que la autonomía privada está desapareciendo, ya que hay
normas que establecen regulaciones de carácter irrenunciable, esto debe tomarse sólo como que el
derecho es un freno de la libertad, en garantía a la libertad y protección de otros.
Ejemplos:
1.- El Art. 1461 expresa que si el objeto de un acto es un hecho debe ser física y moralmente
posible y que es físicamente imposible el contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el
prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Así también el
art.1467 señala que es causa ilícita la prohibida por la ley.
2.- El art. 12 establece que no pueden renunciarse los derechos que la ley declara
irrenunciables.
1
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
5.- En el contrato de trabajo, no pueden renunciarse los derechos concedidos por la ley
laboral, mientras dure el contrato de trabajo, esto principalmente porque la ley considera que no
existe igualdad entre los contratantes (Art. 5 C.del Trabajo.)
El art. 44 inciso final define el dolo, que se opone a la buena fe como “La intención positiva
de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.”
La mala fe no siempre consiste en una intención positiva ya que puede significar una actitud
culpable y desprejuiciada, tampoco siempre estará dirigida a una persona ya que puede motivarse
solo por un deseo o interés de beneficio personal o por tratar de soslayar requisitos o formalidades
legales.
La buena fe involucra a dos conceptos diversos, esto es estar de buena fe y actuar de buena
fe.
Estar de buena fe: Aparece como una actitud mental, actitud que consiste en ignorar que se
perjudica un interés ajeno o no tener conciencia de obrar contra derecho, de tener un
comportamiento contrario a él.
Actuar de buena fe: Consiste en la fidelidad a un acuerdo concluido o, dentro del círculo
obligatorio, observar la conducta necesaria para que se cumpla en la forma comprometida la
expectativa ajena.
Al mismo tiempo que se protege la buena fe se sanciona la mala fe, esto puede verse claramente
en diversas disposiciones del código pero especialmente en el art.1468 que dispone que “no podrá
repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas".
El Art.707 establece un principio general en relación a la buena fe, esto es que "la buena fe
se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros
la mala fe deberá probarse".
2
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
El enriquecimiento sin causa es aquel que no tiene un motivo jurídico válido para haberse
producido.
Para que exista enriquecimiento sin causa es necesario no sólo que haya sido inmotivado
sino que además debe haber un empobrecimiento de otro patrimonio, no necesariamente
equivalente. pero sí correlativo.
d.- RESPONSABILIDAD.
Es un principio común a todo el ordenamiento jurídico, así se habla de responsabilidad del
estado, de los ministros, de los jueces, de los diputados y senadores, de los funcionarios públicos.
Ahora bien, cuando nos referimos a la responsabilidad de los particulares hablamos de
responsabilidad penal o civil.
La ley es un precepto emanado del estado que trae aparejada diversas sanciones en caso
de incumplimiento, la más general de estas sanciones es la responsabilidad.
3
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor,
sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo
1618". La forma será la ejecución forzada de la obligación.
Concepto: En sentido amplio, la ley "es una regla de conducta impuesta por una autoridad a la cual
debemos obediencia".
En sentido mas restringido, según Planiol: "Es una regla social obligatoria, establecida con
carácter permanente por la autoridad pública, y sancionada por la fuerza“.
El Código Civil en el art. 1 la define como "La ley es una declaración de la voluntad soberana
que, manifestada en la forma prescrita por la constitución, manda, prohibe o permite."
El artículo 60 de la Constitución establece que sólo son materias de ley, Nº20 "Toda otra
norma de carácter general y obligatorio que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento
jurídico."
Características:
* Es una regla social, o sea, una norma de conducta exterior
* Emana de autoridad pública, del organismo que tiene el poder de dictarla * debe ser cumplida, es
obligatoria
* es sancionada por la fuerza
* es general y abstracta
* es permanente
* es cierta (art.8), no necesita ser acreditada.
Contenido de la ley: La ley puede contener un mandado es decir ser IMPERATIVA. PROHIBITIVA, o
PERMISIVA. También se puede hablar de leyes NORMATIVAS, cuando estatuyen sobre materias
que no han sido objeto de leyes anteriores; MODIFICATORIAS, cuando varían el sentido de una ley
anterior; INTERPRETATIVAS, cuando se limitan a declarar el sentido de otras leyes.
a) Promulgación y derogación: La ley se aplica desde el día en que comienza a regir, hasta aquél
en que cesa su vigencia.
La ley rige desde su promulgación y publicación.(art.6)
La promulgación tiene por objeto dar existencia a la ley y fijar su texto; la publicación
tiende a dar a conocer la ley.
4
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
mediante la inserción de la ley en el diario oficial. Pero puede establecer la propia ley reglas
diferentes sobre su publicación o la fecha de su vigencia.(Vacancia de la ley).
La doctrina considera la derogación orgánica esto es cuando una nueva ley regula todas las
materias reguladas por una o varias leyes anteriores, aunque no haya incompatibilidad entre las
unas y las otras.
b) Retroactividad de la ley: Lo normal es que la ley rige desde su promulgación y que sólo afecte
situaciones o actos que acaezcan o se realicen con posterioridad a su publicación. Si
excepcionalmente afecta situaciones anteriores se hable de RETROACTIVIDAD de la ley.
Art. 9: "La ley sólo puede disponer para lo futuro, y no tendrá jamas efecto retroactivo." Este
precepto se aplica a toda la legislación.
Como esta norma está en el código civil y no en la constitución no obliga al legislador, quién
puede dictar leyes retroactivas, pero como la irretroactividad es un principio dentro del derecho, las
leyes que se dicten serán de derecho estricto y con restricciones,
MATERIA PENAL: De acuerdo al art. 19 nº3 nadie puede ser juzgado sino por un tribunal
establecido con anterioridad y ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley
promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que la nueva ley favorezca al afectado.
Cabe señalar que de acuerdo al art. 18 del C. Penal la ley favorable beneficia no solo al procesado
sino que también al condenado.
MATERIA CIVIL: Las limitaciones están dadas por el respeto a las garantías constitucionales,
especialmente al derecho de propiedad (19 Nº24), que consagra que "nadie puede, en caso alguno,
ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades
esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por
causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador." En esta disposición de
acuerdo a varias sentencias se consagra en forma indirecta la irretroactividad de la ley.
Por DERECHO ADQUIRIDO se entiende el derecho que por un hecho o acto del hombre o
por ministerio de la ley se ha incorporado al patrimonio, o bien, la facultad legalmente ejercida.
5
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Las leyes que para la adquisición del estado civil establezcan condiciones diferentes de las
que antes existían se aplican desde que comienzan a regir.
Los derechos y obligaciones anexos al estado civil se subordinan a la ley posterior, sin
perjuicio del pleno efecto de los actos ejecutados bajo el imperio de la ley anterior.
b) Capacidad: Es la aptitud legal de una persona para la adquisición de los derechos civiles
(cap.goce) o para el ejercicio de los mismos (cap.ejercicio).
La capacidad de goce generalmente se considera como mera expectativa y queda sujeta a la ley
nueva, en cambio la cap. de ejercicio vigente no se pierde aunque la nueva ley exija nuevas
condiciones. El ejercicio posterior se rige por la ley posterior.
c) Derechos reales: El derecho real adquirido bajo el imperio de una ley subsiste bajo la ley
posterior, pero sus goces, cargas y extensión se rigen por la nueva ley.
d) Posesión: Queda entregada totalmente a la ley nueva, esto porque no constituye derecho.
e) Derechos condicionales: el plazo para que se considere fallida una condición es el de la ley
antigua, a menos que excediere el establecido en la ley nueva a contar desde su vigencia.
f) Sucesiones: Las solemnidades o requisitos externos de los testamentos se rigen por la ley vigente
a la época de su otorgamiento. Las disposiciones testamentarias, incapacidad o indignidad de los
herederos, legítimas, mejoras, porción conyugal y desheredaciones se rigen por la ley nueva.
h) Procedimiento judicial: las leyes procesales rigen in actum. Los términos que hubieren
empezado a correr y las diligencias ya iniciadas se regirán por la ley antigua.
i) Prescripción: El art. 25 de la ley otorga la opción al prescribiente de optar por el plazo de una u
otra ley, pero en el caso que elija la ley nueva el plazo no se contará sino desde que esta comience
a regir. El art. 26 establece que si una ley posterior declara algo imprescriptible no podrá adquirirse
por prescripción sin importar cuanto tiempo llevara de posesión.
ULTRACTIVIDAD DE LA LEY: En el caso del art. 22 de la L.E.R. al establecer que "En todo
contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.". Es decir que
6
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
pese a que después la ley cambie para los contratos celebrados durante la vigencia de una ley
anterior dicha ley sigue rigiendo, este es un caso de ultractividad de la ley, o supervivencia.
Se denomina territorialidad de la ley su aplicación dentro de los límites del territorio del
estado y extraterritorialidad su aplicación fuera de dichos limites.
Territorialidad de la ley: Esta establecida en el art. 14 "La ley es obligatoria para todos los habitantes
de la república, inclusos los extranjeros."
Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean
extranjeros y no residan en Chile.
Art. 120: "El matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las leyes del mismo
país, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes chilenas, no habilita a ninguno de los
dos cónyuges para casarse en Chile, mientras viviere el otro cónyuge".
Estos preceptos incluyen a los extranjeros que no pueden casarse en Chile mientras viva el
otro cónyuge.
Extraterritorialidad de la ley:
a) aplicación de la ley extranjera en Chile: Art. 16 da valor a las estipulaciones de los contratos
otorgados válidamente en país extraño. Es decir rige la "ley del contrato", o sea se entienden
incorporadas a él las leyes vigentes en el país y época de su celebración. Pero "Los efectos de los
contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas."
Art. 955 inc. 2 establece que la sucesión se rige por la ley del domicilio en que se abre (se
abre en el último domicilio del causante), esto significa que la sucesión de una persona que muere
en el extranjero se rige por la ley de ese país, salvas las excepciones legales, así los bienes
situados en Chile y que forman parte del haber de la sucesión estarán sujetos a la ley chilena, así el
art. 998 establece que en la sucesión de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio,
tendrán los chilenos, a título de herencia, de porción conyugal o de alimentos, los mismos derechos
que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada de un chileno.
7
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
art. 15 "A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los
chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero.
1º en lo relativo al estado de las personas y su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de
tener efecto en Chile;
2º en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo respecto de sus
cónyuges y parientes chilenos."
Esta norma sólo se refiere a los chilenos y no a los extranjeros y sólo en relación a las
materias que determina.
En relación a los requisitos externos de los actos se rige por la ley del lugar de celebración:
en relación a los requisitos internos en general se rigen por la ley del país en que se otorgaron con
la sola limitación del art.15 en relación al estado y la capacidad de las personas que ejecutan dichos
actos si ellas son chilenas. Los derechos y obligaciones que emanan del acto quedan sujetos a la
ley chilena, es decir si hay contraposición entre las leyes prima la ley chilena.(Art. 16)
De acuerdo al art.10 los actos que prohibe la ley son nulos y de ningún valor; salvo en
cuanto se designe otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. De esta forma por
regla general la sanción por infracción a una ley prohibitiva es la nulidad absoluta del acto.
2º.- Leyes Imperativas: Son las que imponen la obligación de hacer algo o el cumplimiento de un
requisito.
La sanción no es siempre la misma, hay que distinguir si dichas disposiciones son de interés
público o privado., en general se considera que son de interés público las que dicen relación con el
orden público o las buenas costumbres.
Sanción a las leyes imperativas de interés público será la nulidad absoluta en cuanto
adolezcan de objeto o causa ilícita o se trate de formalidades exigidas para cierto actos y contratos
en atención a la naturaleza de ellos. Pero en cambio será nulidad relativa si los requisitos se exigen
en atención a la calidad de las personas que los ejecutan. Podrá también señalar una sanción
especial para el caso de incumplimiento.
3º Leyes Permisivas: Confieren un derecho que queda entregado al arbitrio del titular.
8
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La sanción a las leyes permisivas consiste en darle al titular los medios para obtener el
reconocimiento de su derecho o la indemnización de los perjuicios que le acarrea su
desconocimiento por parte de terceros.
Interpretación Doctrinal: la realizan los jurisconsultos, tratadistas, abogados y otros. No tiene fuerza
obligatoria.
Sistemas en doctrina:
Escuela de la exégesis, culto del texto. impide toda evolución.
Escuela científica, la interpretación procede cuando hay dudas sobre el sentido de la ley y del texto,
se considera el precepto y el fin social de la ley, la ley tiene una fuente formal que es la norma y una
fuente real que está dada por un elemento racional que es la noción del derecho y un elemento
experimental que es la aspiración a la armonía colectiva que existe en el medio social.
Interpretación por vía de autoridad: Emana del legislador o del juez, también en chile de la
contraloría, el S.I.I., la dirección del trabajo, etc.
Interpretación por el legislador: Tiene una fuerza obligatoria general, se efectúa por medio de una
ley, ley interpretativa.
Interpretación Judicial: La realiza el juez. Tiene una fuerza relativa, ya que solo rige para el caso en
que se ha dado.
Elementos:
- Gramatical: Implica el análisis de la semántica y de la sintaxis del precepto.
- Histórico: Se refiere a la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
- Lógico: Consiste en la concordancia que debe existir entre las diversas partes de la ley, que exista
una unidad conceptual y de criterio.
- Sistemático: Debe existir una correspondencia más allá de la propia ley interpretada a otras leyes
sobretodo si versan sobre la misma materia.
- Espíritu general de la legislación y equidad natural: la equidad es la justicia del caso concreto.
Art. 55 "Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su
edad, sexo, estirpe o condición."
9
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente
separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará
no haber existido jamas".
Art. 75: "la ley protege la vida del que está por nacer".
Art.77: "Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si
hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento
constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como
si hubiese existido al tiempo en que se defirieron".
Esto está en concordancia con lo establecido en el art.962 que hace válidas las
asignaciones hechas a personas que no existen al tiempo de abrirse la sucesión, pero se espera
que existan.
10
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Comurientes: art. 79: Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento,
como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiere saberse el
orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos como si dichas
personas hubiesen perecido en un mismo momento, y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las
otras.
* Efectos de la muerte :
1. - se abre la sucesión del causante, se difieren las asignaciones hereditarias o testamentarias.
2. - El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges.
3. - Se extinguen los derechos intransmisibles como por ejemplo el derecho de pedir alimentos,.
usufructo, uso habitación.
4. - algunos contratos se extinguen por la muerte de uno de los contratantes, ej. mandato,
comodato.
5. - La oferta se extingue por la muerte del proponente.
6. - Los hijos se emancipan por la muerte del padre, salvo que corresponda ejercer la patria
potestad a la madre.
7. - Algunas instituciones terminan por la muerte del que las desempeña ej. las guardas y los
cargos otorgados en atención a las personas.
8. - También se extinguen determinadas acciones civiles como por ejemplo la ación de nulidad de
matrimonio, salvo excepciones.
* Muerte presunta:
Se presume la muerte de la persona que ha desaparecido y de quién no se tienen noticias,
si se cumplen los demás requisitos que señala la ley.
Es el juez quién debe declarar la presunción de muerte presunta por desaparecimiento, por
medio de una sentencia judicial ejecutoriada.
11
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
6. - Es indispensable fijar el día presuntivo de la muerte, la norma general es que el juez fijará como
día presuntivo de la muerte el último del primer bienio <2 años> contado desde la fecha de las
últimas noticias. salvo :
Cuando el desaparecido recibió una herida grave en la guerra o le sobrevino otro peligro
semejante, el juez fijará como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra o peligro y no
siendo enteramente determinado ese día, un término medio entre el principio y el fin de la época
en que pudo ocurrir el suceso, lo mismo cuando se pierde una nave o aeronave.
Cuando el desaparecimiento coincide con un sismo, catástrofe o fenómeno natural; será la fecha
de tal evento la que el juez fijará como día presuntivo de la muerte.
El juez concederá la posesión definitiva pasados diez años desde las últimas noticias del
desaparecido cualquiera fuese la edad del mismo a la expiración de dicho plazo.
El decreto de posesión definitiva puede dejarse sin efecto a favor del desaparecido si
reapareciere o de sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento o de su cónyuge por
matrimonio contraído durante la misma época.
Pronunciada la rescisión, los herederos presuntivos deben restituir los bienes en el estado
en que se hallaren y serán considerados poseedores de buena fe, a de menos de prueba en
contrario.
12
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Los atributos de la personalidad son calidades que corresponden a todo ser humano sólo en
virtud de ser tal.
1.- NOMBRE: Es la designación que sirve para individualizar a una persona en la vida social y
jurídica. Está constituido por dos elementos, el pronombre o nombre propiamente tal, que
individualiza a una persona dentro de un grupo familiar; y el o los apellidos que señala a los que
pertenecen a una familia determinada. El conjunto de ambos individualiza a una persona en el
cuerpo social. El nombre considerado como un bien extrapatrimonial es indivisible, irrenunciable,
imprescriptible, incomerciable, intransferible e intransmisible, inembargable e inmutable, salvo
cambio de nombre cuando:
1. - Menoscaban moral o materialmente a la persona,
2. - cuando la persona ha sido conocida por más de cinco años en la vida civil con otro nombre,
3. - para que la inscripción no haga manifiesta una filiación ilegítima.
Características:
a) es único b) inalienable c) imprescriptible d) inembargable e) intransferible.
Desde otro punto de vista el patrimonio es una universalidad jurídica, independiente de los
derechos y obligaciones que lo componen, tiene un pasivo y un activo, no necesita de un saldo
positivo para existir, es un atributo de la personalidad, tiene su origen en la ley, ya que por voluntad
de los particulares no puede crearse una universalidad jurídica.
3.- NACIONALIDAD: Es el vínculo que une a una persona con un estado determinado. Este vínculo
crea derechos y obligaciones recíprocos, los deberes del sujeto por lo general se encuentran
establecidos en sus leyes y consisten principalmente en defender y prestar determinados servicios
al estado y respetar su ordenamiento jurídico; los deberes del estado por lo general son de carácter
constitucional, esencialmente comprenden el derecho a la vida, integridad física, libertad, protección
de los derechos etc.
Art.56 "Son chilenos los que la constitución declara tales. Los demás son extranjeros"
13
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
4.- CAPACIDAD: Es el poder de una persona para ser sujeto de relaciones jurídicas desde su
nacimiento, es la aptitud legal de una persona para ser titular de derechos y estar habilitado para
ejercitar personalmente dichos derechos.
Se distingue entre:
Capacidad de Goce: Ser titular de derechos
Capacidad de Ejercicio: Posibilidad de ejercer personalmente los derechos de que se es titular.
Por regle general "Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara
incapaces" Art.1446.
IMPUBERES: el hombre que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12 años, son
absolutamente incapaces.
DISIPADOR: Es el que manifiesta una total falta de prudencia por actos repetidos de
dilapidación.Art.445
Representantes legales: Art.43 "Son representantes legales de una persona el padre o la madre, el
adoptante y su tutor o curador".
El Art. 1447 habla en el inciso final habla de otras incapacidades que no son tal ya que se
refiere a ciertas prohibiciones impuestas a determinadas personas.
5.- DOMICILIO: Es el asiento jurídico de una persona para el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones.
Art. 59: "El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del
ánimo de permanecer en ella.
Divídese en político y civil."
Art. 60 "El domicilio político es relativo al territorio del Estado en general. El que lo tiene o
adquiere es o se hace miembro de la sociedad chilena, aunque conserve la calidad de extranjero.
La constitución y efectos del domicilio político pertenecen al derecho internacional."
14
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art.61: "El domicilio civil es relativo a una parte determinada del territorio del Estado.". Es
una determinación del domicilio político, quién tiene domicilio civil en Chile necesariamente tiene
domicilio político en Chile.
Elementos:(Art.59)
1. residencia
2. ánimo, real o presuntivo, de permanecer en ella.
HABITACION O MORADA: Es una relación de hecho de una persona con un lugar donde
permanece y generalmente pernocta, pero puede ser accidental (Hotel), ocasional o transitoria.
La mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no
tuvieren domicilio civil en otra parte.(Art.68)
Normalmente coinciden ambos elementos (residencia y ánimo) de ahí que el art.62 dice "El
lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio,
determina su domicilio civil o vecindad."
Como de acuerdo al código el ánimo puede ser real o presunto establece diversas
presunciones de domicilio:
* Presunciones positivas:
Art. 64 Se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento, para
administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo concejil, o un empleo fijo
de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circunstancias análogas."
* Presunciones negativas:
Art. 63 No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere, consiguientemente, domicilio civil en
un lugar, por el sólo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si
tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es
accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en
algún tráfico ambulante.
Art. 65 "El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra
parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus negocios en el
domicilio anterior.
15
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Tipos de domicilio:
1. - Puede haber domicilio general, es el normal de una persona para todas sus relaciones
jurídicas, y domicilio especial, se refiere sólo a ciertas relaciones determinadas.(para actuar
frente a un tribunal).
2. - Puede ser domicilio legal, es el impuesto por la ley a determinadas personas, así los que viven
bajo patria potestad tiene el domicilio paterno o materno, los interdictos tendrán el domicilio de su
tutor o curador; domicilio convencional, el artículo 69 dice " se podrá en un contrato establecer
de común acuerdo un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que
diere lugar el mismo contrato"; domicilio real, llamado también de hecho o voluntario, está
constituido por la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en
ella.
Pluralidad de domicilios: Art. 67 "Cuando concurran en varias secciones territoriales, con respecto
a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas
lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones
exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo."
Importancia del domicilio: Fija para las personas el lugar donde deben ejercer habitualmente sus
derechos y cumplir sus obligaciones.
Ejemplo: El pago debe hacerse en el domicilio del deudor, la sucesión se abre en el último
domicilio del causante, en materia procesal determina la competencia, en materia de matrimonio se
establece como competente el oficial civil del domicilio o residencia de cualquiera de los cónyuges,
en materia de estado civil la posesión notoria de hijo legítimo debe haberse desarrollado ante el
vecindario del domicilio, igualmente la calidad de hijo natural.
6.- ESTADO CIVIL: Art. 304 "El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para
ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles"
Otra definición: "Es la calidad permanente que un individuo ocupa en la sociedad, derivada
principalmente de sus relaciones de familia".
Fuentes del estado civil; Hechos jurídicos, como el nacimiento, la edad y la muerte; Actos
jurídicos, como el matrimonio, la legitimación, el reconocimiento voluntario de hijos naturales;
Sentencias judiciales, como la sentencia que declara nulo el matrimonio, la de reconocimiento
forzado de hijo natural, la que declara verdadera o falsa la legitimidad de un hijo.
Prueba del estado civil: Fundamentalmente se prueba por medio de los certificados o partidas del
registro civil.
Art. 1700 "El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su
fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados.
En esta parte no hace plena fe sino contra los declarantes."
16
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
de igual o mayor fuerza que el instrumento público, lo que descarta la posibilidad de probar la
falsedad de las declaraciones por testigos, es aquí donde entra el art.308 que establece que
tratándose de las partidas de matrimonio, nacimiento y defunción atestiguan la declaración hecha
por los contrayentes de matrimonio, por los padres, padrinos u otras personas en los respectivos
casos, pero no garantizan la veracidad de esta declaración en ninguna de sus partes. Podrán, pues,
impugnarse, haciendo constar que fue falsa la declaración en el punto de que se trata.". Esta norma
hace posible la nulidad de matrimonio por incompetencia del oficial, que se prueba por testigos.
En este caso la "posesión" tiene un significado diverso, esto es no referido a la definición del
art. 700, sino que el estado civil no puede adquirirse por prescripción, aquí la posesión es un hecho
social y no sirve para adquirir un estado sino para probar un estado.
Del análisis de los arts. 310 y 311 se desprende que la posesión notoria en el caso del hijo
legítimo y del matrimonio está constituida por hechos notorios, públicos, que tradicionalmente
consisten en el trato, nombre, y fama que la persona ha tenido frente a terceros, y se probará por un
conjunto de testimonios fidedignos, que lo establezcan de un modo irrefragable; particularmente en
el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o
extravío del libro o registro, en que debiera encontrarse.
Sentencias judiciales: es una fuente del estado civil, pero para que una sentencia sea fuente del
estado civil es necesario que ello no aparezca como una cuestión accesoria a un problema diverso,
la cuestión principal debatida debe haber sido el estado civil, además según el art.316 deben:
1.- Haber pasado en autoridad de cosa juzgada;
2.- que se hayan pronunciado contra legítimo contradictor;
3.- que no haya habido colusión en el juicio
De acuerdo al art. 280 que concede alimentos al hijo ilegítimo que no tiene la calidad de
natural se puede probar el estado :
1. Si de un conjunto de testimonios y antecedentes fidedignos resultare establecida de un modo
irrefragable la paternidad o maternidad del supuesto padre o madre,
2. Si el presunto padre o madre hubiere proveído o contribuido al mantenimiento y educación del
hijo en calidad de tal y ello se prueba en la forma señalada en el número anterior,
3. Si hallándose comprobada la filiación del hijo respecto de la madre, se acreditare en la forma
establecida en el Nº1 que ella y el presunto padre han vivido en concubinato notorio y durante él
ha podido producirse legalmente la concepción,
4. Si el supuesto padre citado dos veces a la presencia judicial para que, bajo juramento, reconozca
al hijo y expresándose en la citación el objeto, no compareciere sin causa justificada,
17
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
El hecho de seducir a una menor, haciéndola dejar la casa de la persona a cuyo cuidado
este, es rapto aunque no se emplee la fuerza.
La acción de alimentos del Art. 280 no puede intentarse contra ninguna mujer casada no
divorciada perpetuamente.
CONCEPTO : Art. 545 "Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y
contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.
Las persona jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia
pública.
Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.".
Clasificación:
1.- Personas jurídicas
derecho público
derecho privado -->
sin fines de lucro --> corporaciones - fundaciones
con fines de lucro --> sociedades --> civiles - comerciales
Corporaciones: Son personas jurídicas formadas por un cierto número de individuos asociados
para la realización de un fin común que no tenga carácter de lucro.
Fundaciones: Están constituidas por un conjunto de bienes destinados a un fin de interés general.
Sociedad: La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo
en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma
una persona jurídica de los socios individualmente considerados.
Las sociedades serán comerciales cuando estén destinadas a realizar actos de comercio.
18
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Hecho es en general TODO LO QUE SUCEDE, puede ser irrelevante jurídicamente como cerrar
una puerta, etc., o bien puede ser un hecho jurídico, esto es todo hecho o acontecimiento que
produce una consecuencia de derecho.
- Hechos jurídicos humanos que pueden ser involuntarios ( no hay voluntad consciente como en los
hechos de un demente o un infante) o voluntarios que pueden ser hechos jurídicos o actos jurídicos.
Los hechos jurídicos son aquellos hechos humanos voluntarios a los cuales la ley atribuye un
efecto jurídico no querido o distinto del perseguido por su autor, pueden ser lícitos o ilícitos.
Los actos jurídicos son actos humanos voluntarios y conscientes destinados a producir un efecto
jurídico predeterminado y querido por el autor; estos actos jurídicos pueden ser Unilaterales o
Bilaterales.
Acto jurídico unilateral es la expresión de voluntad de una sola parte, que puede ser una o
varias personas como en los actos jurídicos unilaterales colectivos (voluntad de una corporación).
Acto jurídico bilateral es el acuerdo de voluntades de dos o más partes. Este acuerdo de
voluntades se denomina consentimiento.
Contratos: que son aquellos que crean obligaciones, es una convención que crea obligaciones.
Concepto: Los actos jurídicos son actos humanos conscientes y voluntarios destinados a producir
un efecto jurídico predeterminado y querido por el autor. Pueden ser unilaterales o bilaterales.
Clasificación:
1.- En cuanto a la época en que van a producir sus efectos;
ACTO ENTRE VIVOS, no supone la muerte de su autor para producir efectos, ej. arrendamiento.
ACTOS POR CAUSA DE MUERTE, supone la muerte para producir efectos, ej. testamento.
19
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 1444 "Se distinguen en cada contrato aquellas cosas que son de la esencia, las que
son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas sin
las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza
de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una
cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le
pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales."
Esenciales: Son de la esencia de un contrato aquellas sin las cuales o no produce efecto alguno, o
degenera en otro contrato diferente.
Art. 1445: Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es
necesario: 1º que sea legalmente capaz, 2º que consienta en dicho acto o declaración y su
consentimiento no adolezca de vicio, 3º que recaiga sobre un objeto lícito, 4º que tenga una causa
lícita.
Puede degenerar en otro por ejemplo cuando falta la gratuidad en el depósito. Estos serán
elementos esenciales particulares a cada contrato.
20
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Naturales: son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden
pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial.
Forman parte sin necesidad de estipulación de las partes, la ley suple la voluntad de las
partes. Pueden modificarse, ejemplo en las obligaciones del vendedor, pueden modificarse.
Req.de Existencia:
Voluntad,
objeto,
causa,
solemnidades, en los casos en que la ley las exija.
13.- LA VOLUNTAD.
a) CONCEPTO Y REQUISITOS.
b) MANIFESTACION EXPRESA Y TACITA.
c) EL SILENCIO.
d) CONSENTIMIENTO, CONCEPTO Y FORMACION.
Concepto: Es la facultad de determinarse a ciertos actos, potencia del alma que mueve a hacer o no
una cosa. La palabra voluntad se reserva para los actos jurídicos unilaterales, ya que el concurso de
voluntades necesario para los actos jurídicos bilaterales se llama CONSENTIMIENTO.
Requisitos de la voluntad :
Que sea seria, o sea que se manifieste con el fin de producir un efecto jurídico.
Que se exteriorice, para crear una relación jurídica debe ser conocida, de ahí que sean
absolutamente incapaces los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. La
exteriorización de la voluntad puede hacerse personalmente o representado.
21
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
* La voluntad tácita se infiere de ciertos antecedentes, ya sean éstos acciones positivas u omisiones
del individuo.
La manifestación tácita de la voluntad por la pasividad del actor ha sido llamada también EL
SILENCIO como manifestación de voluntad, pero requiere que exista un precepto legal o resolución
judicial que establezcan que el silencio del que calla constituye aceptación y además que la persona
tenga pleno conocimiento de los hechos, ej. Art.280 Nº4 exige que se cite al supuesto padre
"Expresándose en la citación el objeto" Pero también existen casos en que se estima que el silencio
es una manifestación de voluntad negativa, Ej. Art. 1233 "El asignatario constituido en mora de
declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia."
Voluntad real y declarada: Voluntad declarada es aquella que ha manifestado el actor y voluntad
real es aquella que efectivamente ha tenido en su fuero interno, de acuerdo al art.1560 Conocida
claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras.
CONSENTIMIENTO: Es el concurso de voluntades necesario en los actos jurídicos bilaterales.
Puede ser verbal o escrita. También puede ser tácita cuando se manifieste por signos
inequívocos, ej. oferta de contrato de transporte. También hay ofertas indeterminadas, Ej. catálogos.
Retractación: Acto por el cual el proponente revoca la oferta antes que haya sido aceptada
por la persona a la que fue dirigida.
22
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
En la propuesta hecha por escrito la ley establece como plazo 24 horas si la persona a quién fue
dirigida reside en el mismo lugar o a vuelta de correo si estuviese en otro diverso.
ACEPTACION: Es el acto jurídico por el cual la parte a la cual se ha dirigido una proposición, la
admite consintiendo en la celebración del negocio jurídico propuesto.
Requisitos:
1. Que sea oportuna,
2. Que sea pura y simple,
3. Que se exteriorice (expresa o tácita, por actos inequívocos)
14.- EL ERROR.
Art. 1451: "Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza y dolo." En
realidad son los vicios de la voluntad. Produce nulidad relativa.
Puede ser de hecho o de derecho. Error de derecho es el falso concepto de la ley, Error de
hecho es el falso concepto respecto de una persona, de una cosa o de una situación.
ERROR DE DERECHO: Art.1452 "El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento."
ERROR DE HECHO: Art.1453 "El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la
especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese
empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en
el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador
entendiese comprar otra."
23
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
El código hace una diferenciación entre el error de hecho propiamente tal y el error sobre la
persona.
SUSTANCIAL, Art.1454 "El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o
calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo que se cree; como si
por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de
algún otro metal semejante.
El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que
contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este
motivo ha sido conocido de la otra parte."---> debe haberse exteriorizado.
ERROR COMUN: Aquí existen dos cosas distintas, la primera es determinar si el error para dar
acción de nulidad debe ser común a ambos contratantes, esto no es así ya que el error puede haber
sido solo de uno, lo que si debe ser común es que el elemento que constituye la sustancia o calidad
esencial del objeto debe tener tal carácter de esencial para ambas partes, o sino cuando es
conocido de la otra parte.
La segunda es analizar que pasa cuando un error es común a varias personas, el código considera
este error en el caso de los títulos injustos que pasan a ser justos por la resolución judicial que
erradamente los reconozca, cuando un testigo es inhábil para serlo de un testamento pero dicha
inhabilidad se ignoraba en el lugar no se invalidara el testamento por la inhabilidad real del testigo,
cuando se valida el pago hecho a la persona que tenía la posesión del crédito, el pago es válido.
El error común debe ser general o compartido por la mayoría de las personas de la localidad
o lugar, y debe tener un fundamento lógico, es decir algo que pueda llevar a considerar verdadera
una situación falsa, y debe existir buena fe del que lo invoca.
17.- LA LESION.
La lesión es el perjuicio pecuniario que sufren las partes de un contrato oneroso conmutativo
como consecuencia de la falta de equivalencia de las prestaciones recíprocas acordadas al
momento de perfeccionarse el contrato.
24
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art.1441 "El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar
o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y
si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio."
El código al definir el contrato conmutativo fija la principal característica, cual es la de que
puedan mirarse como equivalentes las prestaciones de las partes. En el proyecto al establecer la
lesión decía que ésta para viciar el consentimiento debía ser enorme, esto es que el valor de lo que
una de las partes daba a otra no llegaba a la mitad de lo que la otra daba, sin que existiese la
intención de donar el exceso.
La supresión de este artículo hace pensar que en Chile sólo se sanciona la lesión en los
casos expresamente determinados por la ley.
1.- Art. 1888: "El contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme" Pero el art.1891
agrega que no hay lesión enorme en la compraventa de bienes muebles, ni en las que se hacen por
ministerio de la justicia y las compraventas de minas.( Art.77 Cód.Mineria)
Art.1889: "El vendedor sufre lesión enorme, cuando el precio que recibe es inferior a la mitad
del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el justo
precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella.
Decretada la rescisión del contrato puede el afectado evitarla reparando la lesión, así el
comprador deberá completar el justo precio con deducción de una décima parte y el vendedor
deberá restituir el exceso del justo precio aumentado en una décima parte.
Que la lesión sea enorme según la ley, es decir que la desproporción entre las prestaciones sea
monstruosa, sufre lesión enorme el vendedor cuando recibe un precio inferior a la mitad del justo
precio de la cosa, por su parte el comprador sufre lesión cuando paga un precio superior al doble
del justo precio de la cosa, el justo precio se refiere al tiempo del contrato; la prueba de la lesión
incumbe al que deduce la acción correspondiente.
Que la cosa no haya perecido en poder del comprador, esto porque el efecto de la rescisión del
contrato por lesión será la restitución, lo que será imposible si la cosa no existe.
Que el comprador no haya enajenado la cosa, así lo señala el Art.1.893 inc.2º, pero en el caso
que el comprador haya enajenado la cosa por más de lo que había pagado por ella podrá el
25
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
vendedor reclamar el exceso deducida una décima parte, pero sólo hasta la concurrencia del
justo valor de la cosa.
Que la acción correspondiente se entable en tiempo oportuno, es decir antes que prescriba la
acción rescisoria por lesión enorme, que prescribe en cuatro años contados desde la fecha del
contrato .Art. 1.896, y corre contra toda persona.
El efecto de la rescisión por lesión enorme es que retrotrae las cosas al estado anterior, es
decir, el vendedor recobra la cosa y el comprador su dinero, con intereses y frutos pero sólo desde
la demanda, el vendedor no tiene derecho a pedir indemnizaciones por los deterioros de la cosa,
salvo que el comprador se hubiere aprovechado de ellos. La rescisión por lesión enorme no afecta
los derechos reales constituidos por el comprador en favor de terceros. Pero antes de restituir la
cosa debe el comprador purificarla de cualquier hipoteca u otro derecho real que hubiere constituido
en ella.
Otra posibilidad es que cualquiera de las partes a su arbitrio y una vez declarada
judicialmente la rescisión del contrato podrá hacerlo subsistir, pagando o devolviendo la parte del
precio lesionante, deducida una décima parte.
3.- En la aceptación de una asignación testamentaria, el art.1234 establece que puede rescindirse la
aceptación en caso de lesión grave en virtud de disposiciones testamentarias de que no se tenía
noticia al tiempo de ser aceptada.
Se entiende por lesión grave la que disminuyere el valor total de la asignación en más de la
mitad. En este caso no existe norma que establezca el plazo de prescripción por lo que se rige por
las normas generales de prescripción.
4.- En la partición de bienes; Art.1348 "Las particiones se anulan o rescinden de la misma manera y
según las mismas reglas que los contratos"
La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad
de su cuota".
15.- LA FUERZA.
Es un vicio de la voluntad y como tal produce la nulidad relativa del acto.
La fuerza es el temor que experimenta una persona debido a una presión física o moral, y
que la obliga a manifestar su voluntad en un sentido determinado.
26
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
El Temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe
sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento."
1. Debe ser causa determinante del acto o contrato en que la voluntad se presta
2. Debe ser injusta
3. Debe ser grave
De acuerdo al artículo 1457 no es necesario que la fuerza la ejerza el beneficiado con ella,
basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona para conseguir el consentimiento.
16.- EL DOLO.
Es un vicio del consentimiento, produce la nulidad relativa del acto. Esta definido en
el inciso final del art.44 " La intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro."
Puede ser positivo o negativo, será positivo cuando está constituido por actos tendientes a
inducir a la ejecución del acto y negativo cuando esté constituido por actos tendientes a silenciar u
ocultar circunstancias que de ser conocidas habrían determinado que el acto no se realizara o se
realizara en condiciones diferentes.
Es necesario notar que no existe una obligación de informar, salvo en el caso del contrato de
seguro, y que al tratar de los vicios redhibitorios el código señala que son aquellos que si hubieran
sido conocidos habrían hecho cambiar las condiciones de contratación, además existe una
obligación de buena fe de parte de todo contratante.
Requisitos :
1. El dolo debe ser determinante del acto, debe ser anterior o simultaneo al consentimiento.
27
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
2. El dolo debe tener por objeto un determinado acto o contrato y recaer en él.
3. El dolo debe ser obra de una de las partes.
DOLO INCIDENTAL:
El dolo incidental no vicia el consentimiento.
Es aquél que no reúne los requisitos anteriores, esta clara diferencia en la práctica es muy
difícil de precisar y será una cuestión de los jueces de fondo determinar si ha sido uno u otro dolo.
Inciso 2º art. 1458 "En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios
contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él; contra las
primeras por el total valor de los perjuicios, y contra las segundas hasta concurrencia del provecho
que han reportado del dolo."
El dolo llamado incidental puede ser también determinante cuando sin él el contrato se
habría realizado en condiciones distintas.
PRUEBA DEL DOLO: Art. 1459 : " El dolo no se presume salvo en los casos especialmente
previstos por la ley. En los demás debe probarse."
Art. 965 Nº 5 : En las indignidades para suceder se presume dolo en el caso de detener u
ocultar un testamento.
La condonación del dolo futuro no vale, esto porque sancionar el dolo es una cuestión de
orden público.
Culpa Grave : Art.44 " Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquél cuidado que aún las personas negligentes y de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo."
Efectos del dolo: El dolo principal vicia el consentimiento y trae la nulidad relativa del acto.
"Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos
o cesionarios podrán alegar nulidad " Esta disposición protege al que contrató sin saber que el otro
era un incapaz relativo y no podía hacerlo, cuando hubo dolo de parte del incapaz, la sanción es
que el incapaz no puede intentar la acción de nulidad, porque nadie puede aprovecharse de su
propio dolo.
18.- EL OBJETO.
a) CONCEPTO Y REQUISITOS.
b) ILICITUD DEL OBJETO.
El art.1445 señala " para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de
voluntad es necesario: 1º que sea legalmente capaz; 2º que consienta en dicho acto o declaración y
su consentimiento no adolezca de vicio; 3º que recaiga sobre un objeto lícito; 4º que tenga una
causa lícita."
28
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art.1460: " Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata
de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración."
De acuerdo a la definición anterior mas parece que el código define el objeto de la
obligación, lo que para Planiol es correcto ya que el objeto del contrato es CREAR obligaciones,
para Planiol el objeto es lo que debe el deudor.
Corrientemente se dice que el objeto es el conjunto de derechos u obligaciones que el acto o
contrato crea, modifica, extingue, transfiere o transmite, debe entenderse que el objeto del acto es el
objeto de las obligaciones a que él se refiere.
El objeto del acto puede ser una cosa, un hecho o una abstención. (Art.1460 ).
1.- Real, o sea debe existir en la naturaleza actualmente o en el futuro. Art.1814 " La venta de
una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce
efecto alguno."
2.- Comerciable, art. 1461 las cosas que existen o se espera que existan deben ser comerciables,
esto significa que no esté fuera del comercio humano, esto por naturaleza propia como los bienes
comunes a todos los hombres, el derecho de alimentos, los derechos personalísimos , por
destinación como los bienes nacionales de uso público y las cosas que han sido consagradas para
el culto divino, o por disposición de la ley como las cosas embargadas por decreto judicial y las
especies cuyo dominio se disputa. (Art.1464).
3.- Determinado o determinable, art.1461 establece que las cosas objeto de una declaración
estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género.
Cuando se trata de una obligación que recae sobre cuerpo cierto no hay problema, pero cuando se
trata de una obligación de género debe determinarse el género y la cantidad, ya que lo que se debe
es indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado, puede ser la cantidad
incierta pero el acto o contrato debe contener reglas o datos necesarios para determinarla. También
debe determinarse la calidad pero si no se hace el deudor deberá entregar a lo menos una de
calidad mediana.
4.- Lícito, esto es que no sea contrario a la ley, orden público o a las buenas costumbres.
La imposibilidad debe ser absoluta para todos los hombres y no circunstancial para el deudor.
29
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
3.- Hecho moralmente imposible, Si el objeto es un hecho es necesario que sea física y
moralmente posible, es moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas
costumbres o al orden público.
En primer lugar la imposibilidad moral está dada por todo acto que contraviene una ley
prohibitiva, lo que concuerda con el art.10 que dice que los actos que la ley prohibe son nulos y de
ningún valor y con el art.1466 que establece que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las
leyes. No hay imposibilidad moral cuando el acto contrario a la ley tiene otra sanción que la nulidad.
Las buenas costumbres; son las reglas de moral social consideradas como fundamentales
para el orden mismo en la sociedad.
3. - Pactos relativos a sucesiones futuras, art.1463 " El derecho de suceder por causa de muerte a
una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aún cuando intervenga el
consentimiento de la misma persona." La única excepción a esta regla es aquella que dice
relación a que cuando el difunto ha prometido por escritura pública a alguno de sus legitimarios
no donar ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras y después lo hace,
puede el favorecido pedir que los favorecidos le enteren lo que le habría correspondido sin dicha
asignación, a prorrata de lo que su infracción les aprovechare.
4. - Condonación del dolo futuro, el Art.1465 señala que la condonación del dolo futuro no vale.
7. - Enajenación de las cosas que están fuera del comercio, Art. 1464 Nº 1 Hay objeto ilícito en la
enajenación: 1.- de las cosas que no están en el comercio.
8. - Hay objeto ilícito en la enajenación de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a
otra persona.
9. - Hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que
el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello.
30
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
10. - Hay objeto ilícito en la enajenación de especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del
juez que conoce en el litigio. Con respecto a este caso cabe señalar que el art. 292 nº 2 del CPC.
estableció que para que los objetos que son materia del juicio se consideren comprendidos en el
número 4 del art.1464 del C.Civil, será necesario que el tribunal decrete prohibición respecto de
ellos.
19.- LA CAUSA.
a) C0NCEPTO Y REQUISITOS.
b) ILICITUD DE LA CAUSA.
c) TEORIAS CAUSALISTAS.
a).- Concepto: Art. 1445 Nº 4 " Para que una persona se obligue a otra por una acto o declaración
de voluntad es necesario...que tenga una causa lícita.
Art.1467 No puede haber obligación sin una causa real y lícita.
CAUSA EFICIENTE : Por causa eficiente se entiende el antecedente o elemento generador, así en
las obligaciones la causa estaría constituida por la fuente de ellas. (contrato, cuasicontrato, delito,
cuasidelito, ley.). Art.1437.
CAUSA FINAL : Es el fin directo e inmediato que la parte se propone alcanzar en virtud del acto es
una finalidad típica y constante del acto, independiente de los móviles individuales, siempre idéntica
en los actos y contratos de la misma especie.
CAUSA OCASIONAL : Son los motivos individuales que han llevado a realizar el acto.
CAUSA ILICITA: El art. 1467 inc. 2º expresa que causa ilícita es la prohibida por la ley, o contraria a
las costumbres o al orden público.
Para que proceda la nulidad del acto o contrato no es necesario que la causa ilícita
provenga de ambas partes, pero de acuerdo al art.1683 no podrá pedir la nulidad aquél que supo o
debió saber el vicio que lo invalidaba.
31
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Es importante detenerse a estudiar que sucede cuando las partes señalan en un acto una
causa que no es la verdadera, es decir es una causa SIMULADA.
Cuando fuera de la causa simulada no hay causa real el acto será nulo por falta del requisito
de la causa, pero si existe una causa real el contrato no es nulo por la simulación; cuando la causa
real es lícita no hay problema, pero cuando la verdadera causa es ilícita el acto es nulo.
Actos abstractos : Al admitir la teoría de la causa se está significando que para obligarse no basta
solo la voluntad, sino que además, esta debe ser causada; Ahora bien, el problema se presenta
cuando estamos en presencia de actos que son de los denominados incausados, como la
obligación del fiador en la fianza o en los títulos de crédito como letras, en el caso de la fianza lo que
sucede es que la causa del fiador es la mera liberalidad, en las letras cuando por ejemplo se acepta
para pagar una obligación tiene su causa en dicha obligación, lo que sucede es que cuando estos
documentos pasan a poder de terceros no pueden ser objetados ni por falta ni por vicio de la causa,
es decir, no son abstractos en sí, sino que pasan a considerarse como tales en manos de un tercero
para quien la existencia o vicio de la causa es irrelevante.
Excepción al efecto de la declaración de nulidad de retrotraer las cosas al estado anterior: " No
podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas". Art.1468
c).- En doctrina ha existido gran discusión respecto a la causa, algunos autores denominados
Anticausalistas, sostienen que para la existencia de un acto bastan el consentimiento y el objeto, y
que la causa es un elemento falso, inútil y artificial. (Planiol, Giorgi). La mayoría de los autores
reconoce la existencia de una causa como requisito de la obligación o del contrato, esto porque es
un principio de lógica. común a todas las disciplinas, así cuando se realiza un acto jurídico tiene una
causa no es el resultado del azar, cuando la voluntad se moviliza a hacer algo lo hace también
impulsada por algo, esto es la causa.
Entre nosotros no cabe discutir respecto a que la causa es un elemento del acto jurídico en
virtud de lo que establece el Art.1467.
a) Concepto: Se refieren a los requisitos externos de que puede estar rodeado un acto jurídico.
32
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
1.- Solemnidades propiamente tales; se exigen para el valor de ciertos actos y contratos, su
omisión acarrea NULIDAD ABSOLUTA.
3.- Formalidades exigidas por vía de prueba; Ej. es el art.1709 que establece que todo acto o
contrato que establezca la entrega o promesa de una cosa de valor superior a dos unidades
tributarias debe constar por escrito, no se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación
que debió constar por escrito. La sanción a la omisión es que NO PUEDE PROBARSE POR
TESTIGOS SI DEBIA CONSTAR POR ESCRITO.
4.- Formalidades exigidas como medio de publicidad; la sanción será la INOPONIBILIDAD DEL
ACTO FRENTE A TERCEROS. Ej. en la inscripción del embargo sobre bienes inmuebles en el
C.B.R., sin ella no produce efecto frente a terceros.
5.- Formalidades sin sanción; en el caso del art. 1016 en relación al 1026 que establece que si se
omitiere alguna de las formalidades exigidas (nombre del testador, domicilio, nombre de su
cónyuge, hijos, nombre testigos, nombre escribano etc.) no será nulo por eso el testamento si no
hubiere duda acerca de la identidad personal del testador, escribano o testigo.
SOLEMNIDADES
Son una especie de formalidad y constituyen un requisito de determinados actos jurídicos,
que se denominan actos solemnes.
Solemnidad de acuerdo al art.1682 es aquella formalidad que las leyes prescriben para el
valor de ciertos actos o contratos en atención a la naturaleza de ellos. Varían según el acto de que
se trate.
El instrumento público no constituye solo una formalidad sino una prueba fehaciente de la
celebración del acto de que da testimonio y de las condiciones de dicho acto.
Art.1701 La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y
contratos en que la ley requiere esa solemnidad.
33
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
2.- INSTRUMENTO PRIVADO O ESCRITURA PRIVADA: Puede ser exigido por la ley como
solemnidad o como prueba.
Si se exige por vía de solemnidad su falta acarrea la nulidad absoluta del acto.
Generalmente se exigen como medio de publicidad y como prueba preconstituída, pueden ser
como solemnidad como en el caso de la subinscripción al margen de la separación de bienes
pactada durante el matrimonio.
La sanción a la omisión de las solemnidades es la nulidad absoluta del acto (Art.1682), pero
existen aquellos que señalan que sería la inexistencia del acto.
FORMALIDADES HABILITANTES:
Art.1682 Establece que la omisión de las formalidades habilitantes produce la nulidad
relativa del acto, esto es puede el acto tener valor cuando se ratifica por el representante legal del
relativamente incapaz.
34
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
El caso del mandatario que para comprar los bienes que el mandante le ha ordenado
vender, ni vender de lo suyo lo que se le ha ordenado comprar necesita la aprobación expresa del
mandante.
21.- LA CAPACIDAD.
a) CONCEPTO.
b) CLASIFICACION.
c) EFECTOS E IMPORTANCIA.
Capacidad de Ejercicio: Es la aptitud legal de una persona para ejercer derechos y contraer
obligaciones. Art.1445 : La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí
misma, y sin el ministerio o autorización de otra.
INCAPACIDAD ABSOLUTA :
Art.1447 Son absolutamente incapaces:
35
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución. Sus actos
adolecen de NULIDAD ABSOLUTA, no pueden ser ratificados ni novados, ya que para la novación
es necesario que la obligación sea válida a lo menos naturalmente.
Los dementes o locos: Es la persona que está con sus facultades mentales perturbadas.
Cuando se pretende anular un acto de un demente no declarado interdicto hay que probar la
demencia y que no ha obrado en un intervalo lúcido.
Art. 26 : Llámase infante o niño todo el que no ha cumplido siete años, impúber; el varón que
no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser
impúber; mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años, y menor de
edad o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.
Es impúber el varón menor de 14 y la mujer menor de 12 años. La diferencia con los infantes
es que ellos no pueden adquirir ni siquiera la posesión de los bienes muebles y no son capaces de
delito o cuasidelito.
Los Sordomudos que no pueden darse a entender por escrito : Son absolutamente
incapaces, cesa cuando puede darse a entender y ser entendido por escrito.
INCAPACIDAD RELATIVA:
Art.1447 inc.3 :"Son también incapaces los :
1. MENORES ADULTOS,
2. LOS DISIPADORES QUE SE HALLEN BAJO INTERDICCION DE ADMINISTRAR LO SUYO.
36
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Los actos inválidos de los menores adultos pueden producir una obligación natural (art.1470
Nº1), de ahí que los actos de los relativamente incapaces puedan novarse, caucionarse y ratificarse.
MENORES ADULTOS: Son el varón mayor de catorce y menor de 18, y la mujer mayor de 12 y
menor de 18 años.
En general su incapacidad no alcanza a los actos de familia como el matrimonio, pero si deben
hacerlo autorizados, pero la falta de este requisito de autorización no se sanciona con la nulidad del
acto, también pueden otorgar testamento sin autorización paterna.
Para que sean relativamente incapaces es necesario que hallan sido declarados en
interdicción judicialmente, así no es necesario probar la interdicción al que alega el hecho.
Los actos de los relativamente incapaces realizados sin las formalidades habilitantes
(autorizaciones) adolecen de nulidad relativa.
En general todo acto jurídico tiene como objeto crear, modificar o extinguir un derecho. Es
decir el efecto de un acto jurídico es la relación que crea, desde este punto de vista cada categoría
de actos crea distintos efectos, así la compraventa tendrá tales o cuales efectos. Pero corresponde
ver a quienes afectan los actos jurídicos.
Partes: Son las personas que, personalmente o representadas, concurren a la formación del acto.
( concurren con su voluntad a la formación del acto).
37
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
a) Efectos respecto de las partes; Hay que distinguir si se trata de actos jurídicos unilaterales o
bilaterales.
* Actos jurídicos unilaterales, solo respecto del autor se producen los efectos, sin embargo, puede
suceder que se produzcan efectos respecto de terceros, ej. el caso del testamento o del
reconocimiento de un hijo, puede crear para él hijo los derechos inherentes a esa calidad, pero si el
hijo no lo quiere puede repudiar el reconocimiento, es decir para que un acto jurídico unilateral
produzca efectos sobre un tercero éste debe consentir en ello, lo mismo en el caso del testamento,
la asignación puede repudiarse.
* Actos jurídicos bilaterales (contratos); El art.1545 establece que todo contrato legalmente
celebrado es una ley para las partes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por
causas legales.
Un contrato sólo obliga a los que han intervenido en él, es decir los que lo hicieron personalmente o
representados. Un tercero para obligarse por un contrato ajeno debe aceptar o consentir en ello, así
la venta de cosa ajena vale, pero para que el dueño sea afectado se requiere su ratificación.
* Estipulación por otro o a favor de un tercero: Art. 1449: "Cualquiera puede estipular a favor de una
tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá
demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el
contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Constituyen aceptación tácita los
actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato.
* Promesa del hecho ajeno o promesa por otro: Art.1450: "Siempre que uno de los contratantes se
compromete a que por una tercera persona, de quién no es legítimo representante, ha de darse,
hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en
virtud de su ratificación; y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el
que hizo la promesa".
* La representación: Art.1448: “Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por
ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si
hubiese contratado él mismo.
En la simulación relativa existe un acto real, pero el acto ostensible oculta su verdadera
naturaleza. La sanción es que un acto simulado no produce efectos respecto de terceros, es
inoponible a los terceros.
38
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
* Inexistencia
* Nulidad
* Inoponibilidad
* Limitación de los medios de prueba
La ineficacia: de un acto se refiere a que el acto no produce efectos jurídicos por la falta de
requisitos o formalidades exigidas.
Nulidad: Es una sanción civil que consiste en el desconocimiento de los efectos jurídicos de un acto
por la omisión en él de los requisitos y formalidades prescritos por la ley.
Limitación de los medios de prueba: Es una sanción civil para aquellos casos en que se han
omitido las formalidades establecidas por vía de prueba que consiste en la limitación de los medios
de prueba a través de los cuales puede acreditarse un acto.
24.- NULIDAD ABSOLUTA
a) CONCEPTO
b) CAUSALES
c) TITULARES DE LA ACCION
d) SANEAMIENTO
a) Concepto: En una sanción civil establecida por el legislador y que consiste en el desconocimiento
de los efectos jurídicos de un acto por la omisión en él de los requisitos y formalidades prescritos
por la ley.
Art.1681 : Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley
prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las
partes.
b) Causales: Art.1682 La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por
la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o
contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que
los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.
39
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
d) Saneamiento: Art.1683 in final, "no puede sanearse por la ratificación de las partes ni por un
lapso de tiempo que no pase de diez años"
Es decir la acción de nulidad absoluta prescribe en diez años, es una prescripción extintiva.
a) Concepto: En una sanción civil establecida por el legislador y que consiste en el desconocimiento
de los efectos jurídicos de un acto por la omisión en él de los requisitos y formalidades prescritos
por la ley.
Art.1681 : Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley
prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las
partes.
Pero el Art.1.685 establece que si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o
contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar nulidad. Sin embargo, la aserción de
mayor edad, o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad, no inhabilitará al incapaz
para obtener el pronunciamiento de nulidad.
40
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
d) Saneamiento: El art.1684 establece que la nulidad relativa puede sanearse por el lapso de
tiempo o por la ratificación de las partes.
Saneamiento : Plazo de 4 años, si fue error o dolo desde el día del acto o contrato, si fue
fuerza desde que esta haya cesado, si fue por incapacidad desde que haya cesado la incapacidad.
Ratificación o confirmación : Es la renuncia que hace la persona que puede pedir la nulidad de su
acción, puede ser expresa o tácita.
La nulidad debe ser declarada judicialmente, una vez declarada no existen diferencias entre
los efectos de una y otra nulidad.
La declaración de nulidad solo afecta a las partes del juicio donde se discutió la validez del
acto, pero una vez declarada la parte a quién aprovecha la declaración de nulidad puede hacer
valer ciertos derechos y acciones frente a terceros.
a) Respecto de las partes: Art.1687 in 2 "En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los
contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las
especies o su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o
voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de
las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
siguiente".
Es decir por la declaración de nulidad debe retrotraerse el acto a la situación anterior, los
efectos y consecuencias jurídicas del acto nulo desaparecen.
El principio fundamental es que el acto nulo no debe hacer más ricos a quiénes fueron parte
en él, así si el acto no se ha cumplido la nulidad extingue sus efectos, si se ha cumplido debe
procederse a la restitución de acuerdo a las normas generales de las prestaciones mutuas.
Excepciones :
* Art. 1468 No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a
sabiendas.
* Art.1688 Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz sin los requisitos que la
ley exige, el que contrato con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en
virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz.
41
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Excepciones :
* En la rescisión por lesión enorme, no caducarán las hipotecas y gravámenes constituidos
sobre la cosa, art.1895.
* En el caso de rescindir el decreto que otorgo la posesión definitiva de los bienes del
desaparecido, los bienes se recobraran en el estado en que se encuentren, pero subsisten las
enajenaciones, hipotecas y los derechos reales constituidos sobre los bienes.
* En el caso de las donaciones entre vivos, no hay acción contra terceros poseedores.
En Chile esta tesis es compartida por Luis Claro Solar y Enrique Rossel, quienes se basan
en cierta redacción del código como por ejemplo : Art.1814 "no produce efecto alguno", Art. 2055
"no hay sociedad", Art. 1701 "se miraran como no ejecutados o celebrados".
28.- LA INOPONIBILIDAD
a) CONCEPTO
b) CLASIFICACION
c) EFECTOS
Es una sanción civil que consiste en la imposibilidad de hacer valer un acto válido o las
consecuencias o efectos de su nulidad frente a terceros.
ejemplos : En la venta de cosa ajena, el acto es válido pero sin perjuicio de los derechos del dueño,
en el caso de la promesa de hecho ajeno, el acto es inoponible al tercero, quién solo
voluntariamente podrá cumplirlo.
42
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Puede provenir por causales de forma como la publicidad, o de fondo como en el caso de la
existencia de fraude.
También por la nulidad de un acto.
c) Efectos: La inoponibilidad puede oponerse como acción o como excepción, los efectos de la
inoponibilidad son que el acto no puede perjudicar a los terceros, pero sí aprovecharles.
Significado de "Prueba" :
1.- "el demandante tiene el peso de la prueba", en este caso significa que es el quién debe producir
los elementos de convicción.
2.-" se tienen pruebas de lo afirmado ", se refiere a los medios de prueba mismos.
3.-" se rindió una buena prueba ", se refiere a la rendición o resultado de la prueba.
Es importante determinar :
* Qué debe probarse, (Objeto)
* A quién corresponde probar, (carga)
* Como debe probarse, es decir los medios de prueba,
* Oportunidad de la prueba, y
* Forma de rendir la prueba.
a) Objeto de la prueba : Los hechos, ya que de acuerdo con la presunción del Art.8 la ley se
presume conocida por todos, salvo cuando la norma de derecho emana de la costumbre y cuando
está contenida en una ley extranjera
c) Medios de prueba : Son aquellos que las partes pueden emplear, de acuerdo a la ley, para
producir el convencimiento del juez.
Están taxativamente establecidos en el inc.2 del art. 1698 "Las pruebas consisten en instrumentos
públicos o privados, testigos, presunciones, confesión de parte, juramento deferido, e inspección
personal del juez".
El art.341 del CPC dispone que los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio
son: Instrumentos, testigos, confesión de parte, inspección personal del tribunal, informe de peritos y
presunciones. El juramento deferido se suprimió con la ley 7.760.-
43
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
b) VALOR PROBATORIO
c) IMPUGNACION
d) ESCRITURAS PUBLICAS
Art.1699 :" Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por
el competente funcionario.
b) Valor Probatorio: Art.1700 Inc. 1º " El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de
haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones, que en él hayan
hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe sino contra los declarantes:"
Entre las partes : El instrumento público hace plena fe en cuanto a haberse otorgado y la
fecha, ahora bien, en cuanto a la verdad de las declaraciones entre las partes hace plena prueba de
haberse declarado y de la sinceridad de las mismas, pero podrán las partes demostrar que no
fueron sinceras con otra plena prueba, respecto de terceros hace plena prueba respecto de su
otorgamiento, fecha, haberse declarado y presumen la sinceridad de las declaraciones, pero
pueden los terceros impugnar la verdad de las declaraciones. Se presumirán verdaderas mientras
no se pruebe lo contrario.
Los instrumentos públicos otorgados en país extranjero también tienen valor. La forma de los
instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados.(17 C.Civil 345
y 347 CPC y 420 COT).
Impugnación por nulidad del instrumento: El instrumento es nulo cuando le falta alguno de los
requisitos exigidos por la ley para que tenga tal carácter, es decir cuando no ha sido autorizado por
funcionario competente o no se han cumplido en su otorgamiento las formalidades legales. Un
instrumento público nulo puede valer como privado cuando estuviere firmado por las partes.
Impugnación por falta de autenticidad: Consiste en probar que el instrumento no ha sido realmente
otorgado y autorizado por las personas y de la manera en que en el instrumento se expresa. Es
decir demostrar que los hechos que atestigua o certifica el funcionario que autoriza son falsos, o sea
el funcionario ha faltado a la fe pública.
Impugnación por falsedad de las declaraciones: Se refiere a las declaraciones de las partes, no al
hecho de haberse efectuado sino al hecho de ser estas falsas.
d) ESCRITURAS PUBLICAS: Art.1699 " Instrumento público o autentico es el autorizado con las
solemnidades legales por el competente funcionario.
Otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público, se llama
escritura pública.
44
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art.403 COT.: " Escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las
solemnidades que fija esta ley, por el competente notario, e incorporado en su protocolo o registro
público ".
Requisitos de la escritura pública :
a.-ser otorgada ante un notario.
b.-que el notario sea competente.
c.-que en su otorgamiento se cumplan determinadas formalidades.
d.-que se incorpore en el protocolo del notario.
b) Valor Probatorio: Carece de valor probatorio en sí mismo. Puede llegar a tenerlo cuando ha sido
reconocido o mandado tener por reconocido.
Reconocimiento: Puede ser expreso o tácito. El expreso puede ser judicial o extrajudicial.
Cuando se manda tener por reconocido, en este caso es una sentencia interlocutoria que se
pronuncia sobre la autenticidad del instrumento.
Una vez reconocido o mandado tener por reconocido tiene el valor de escritura pública
respecto de las partes,
Respecto de terceros: No tendrá jamás valor probatorio, si adquiere fecha cierta desde :
1. El fallecimiento de una de las partes que lo han firmado,
2. El día en que ha sido copiado en un registro público,
3. Desde que ha sido presentado en juicio.
4. Desde que se ha tomado razón de él
5. Desde que ha sido inventariado en calidad de tal por funcionario competente,
6. Desde su anotación en el repertorio, si se protocoliza.
c) Conversión: Se refiere a que cuando un instrumento público es nulo podrá hacerse valer como
instrumento privado y tendrá el valor probatorio de ellos cuando ha sido reconocido o mandado
tener por reconocido. (Art.1701)
d) Contraescrituras: Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en
escritura pública, no producirán efectos contra terceros.
Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su
contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del
traslado en cuya virtud ha obrado el tercero.
45
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
32.- TESTIGOS
a) CONCEPTO
b) ADMISIBILIDAD
a) Concepto: Son testigos todos los que sin ser partes en el proceso declaran sobre hechos de que
tienen conocimiento.
Podrá probarse por testigos, aún cuando se trate de actos o contratos que contengan la
entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 UTM, cuando exista un principio de prueba por
escrito, es decir, un acto escrito del demandado o de su representante, que haga verosímil el hecho
litigioso, también cuando haya sido imposible obtener una prueba escrita, sea por imposibilidad
moral o física.
Valor probatorio: La prueba testimonial podrá servir como plena prueba o como simple base de
presunción judicial.(383,384 CPC).
33.- PRESUNCIONES
a) CONCEPTO
b) CLASIFICACION
c) ADMISIBILIDAD
Judiciales: Las presunciones judiciales son aquellas en que el juez, de ciertos antecedentes
o circunstancias conocidas, infiere o deduce un hecho desconocido en el proceso.
Precisas: Significa que las presunciones no sean vagas, difusas o susceptibles de aplicarse
a diversas circunstancias.
Concordantes: Significa que debe haber armonía entre las diversas presunciones, que no
exista contradicción ente ellas, que no se destruyan unas a otras.
46
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
De acuerdo al C.C. para que las presunciones hagan plena fe es necesario que haya varias,
pero de acuerdo al CPC (art.426) una sola presunción puede constituir plena prueba cuando a juicio
del tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento.
La teoría de los bienes es el conjunto de normas que regulan los bienes en su concepto y
contenido.
En cualquier relación jurídica es necesario que exista un objeto que recibe la acción de los
sujetos. Es un elemento de la relación jurídica.
Concepto:
Cosa: Todo aquellos que no es persona, todo lo que puede ser percibido por nuestros
sentidos.
Bien: Todo aquello que pudiendo dar una utilidad sea susceptible de apropiación privada.
Naturaleza jurídica: Es una universalidad jurídica, no está compuesto por cosas u obligaciones, sino
por la totalidad de los bienes y obligaciones de que la persona es sujeto o titular. Por ser una
universalidad jurídica tiene su origen en la ley, además no necesita de un saldo a favor para existir,
es independiente de los bienes que lo componen. Es también un atributo de la personalidad.
Características:
a) es una universalidad jurídica b) es único c) inalienable d) imprescriptible e) inembargable f)
intransferible.
Tiene importancia la teoría del patrimonio en lo que se refiere al derecho de prenda general
de los acreedores, también en la sucesión y en las personas jurídicas y en la representación.
47
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
a) Cosas y bienes:
Son cosas todo aquello que tiene existencia en el mundo material, sea en forma corporal o
espiritual, natural o artificial, real o abstracta.
Bienes: Todo aquello que es posible de apropiación privada.
Aunque el código habla de cosas, lo correcto es hablar de bienes, ya que son éstos los que
tienen importancia para el derecho.
Importancia de esta clasificación : Para los modos de adquirir el dominio, la accesión y la ocupación
sólo se refieren a las cosas corporales.
Importancia : En materia penal; los delitos de robo y hurto solo se refieren a los muebles, en cambio
el que se apodera de un inmueble comete el delito de usurpación.
3.- Bienes consumibles y fungibles: Art.575 " Las cosas muebles se dividen en fungibles y no
fungibles.
A las primeras pertenecen aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su
naturaleza sin que se destruyan.
Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea como tales, son cosas
fungibles".
El código confunde conceptos, en doctrina cosas fungibles son las que tienen igual poder
liberatorio, en cambio bienes consumibles son los que perecen por el uso que se haga de ellos.
48
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
4.- Bienes principales y accesorias : Las cosas principales son aquellas que pueden subsistir en
forma independiente, ejemplo el suelo.
Las cosas accesorias son las que están subordinadas a otras sin las cuales no pueden
subsistir como los árboles.
5.- Bienes divisibles e indivisibles: Art.1524." La obligación es divisible o indivisible según tenga o
no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota."
Físicamente divisible; Cuando puede dividirse en partes sin que deje de ser lo que es.
Intelectualmente divisible; cuando puede dividirse su utilidad, todas las cosas son a lo menos
divisibles intelectualmente, pero por expresa disposición de la ley algunas no lo son como es el caso
de la servidumbre de tránsito, la prenda, la hipoteca, etc.
6.- Bienes comerciables e incomerciables: Atiende al hecho de si pueden o no ser objeto de
relaciones jurídicas. La regla general es la comerciabilidad, pero por excepción algunos bienes son
incomerciables, sea absoluta (permanentemente) como bienes comunes a todos los hombres, sea
relativamente (transitorio) como los bienes embargados o con prohibición de enajenar.
8.- Cosas apropiables e inapropiables : Según sean o no susceptibles de apropiación, Las cosas
apropiables pueden ser muebles e inmuebles, si se trata de bienes muebles que carecen de dueño
se llaman mostrencos, si son inmuebles, se llaman vacantes, en Chile sólo los Mostrencos
(muebles) pueden ser objeto de apropiación por parte de los particulares, ya que de acuerdo al art.
590 Son del estado todos los bienes inmuebles que carecen de dueño.
Pueden ser:
*** Bienes nacionales de uso público, que son aquellos cuyo uso pertenece a la nación toda, como
las calles, plazas, etc.
*** Bienes fiscales, cuyo uso no pertenece a todos.
49
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Cosas Corporales: Son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como
una casa, un libro.
Art.566: Las cosas corporales pueden ser Muebles o Inmuebles.
Art.567: Muebles: son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose
ellas a sí mismas, como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se
muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas.
Exceptúanse las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino,
según el Art. 570.
Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina, y a las
piedras de una cantera.
Art.578 : Inmuebles o fincas o bienes raíces : son las cosas que no pueden transportarse
de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los
edificios, los árboles.
Las casas y heredades se llaman predios o fundos.
Por naturaleza : Son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro. como el suelo, las
tierras y las minas y los bienes que adhieren permanentemente a él como los edificios y árboles.
Por adherencia : Son aquellos que adhieren permanentemente al suelo de un inmueble. Art.569 Las
plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o
cajones, que puedan transportarse de un lugar a otro.
Por destinación : Art.570 Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que
están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que
puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo :
Las losas de un pavimento;( inmueble por adherencia )
Los tubos de las cañerías;( " " " )
Los utensilios de labranza o minería, y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio
de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca;
Los abonos existentes en ella, y destinados por el dueño de la finca a mejorarla;
Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un
establecimiento industrial adherente al suelo, y pertenecen al dueño de éste;
Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas, y cualesquiera
otros vivares, con tal que éstos adhieran al suelo, o sean parte del suelo mismo, o de un edificio.
50
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
a) Concepto: Art.565 Incorporales son las que consisten en meros derechos, como los créditos, y
las servidumbres activas.
Se caracterizan porque no pueden ser percibidas por los sentidos sino por la inteligencia.
Clasificación: Las cosas Incorporales pueden ser Derechos y acciones y estas pueden ser reales o
personales, muebles o inmuebles.
b) Derecho Real: (Art.577) Es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.
Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de
servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca.
De estos derechos nacen las acciones reales. El Art. 579 agrega el censo en cuanto se
persiga la finca acensuada.
c) Derecho Personal : (Art. 578) o Créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas
personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones
correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo
contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales.
Dº Real Dº Personal
51
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
pasivo e universal
Las acciones pueden ser reales o personales, es real aquella que protege un derecho real y
es absoluta, se ejerce respecto de cualquier persona, es acción personal la que protege un
derecho personal, es relativa, sólo se ejerce respecto de determinada persona.
Por su parte el art.138 del COT señala : " Si la ación entablada fuere de las que se reputan
muebles con arreglo a lo prevenido en los artículos 580 y 581 del Código Civil, será competente el
juez del lugar que las partes hayan estipulado en la respectiva convención.
Art.580: Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según lo sea la
cosa en que han de ejercerse, o que se debe. Así el derecho de usufructo sobre un inmueble, es
inmueble. Así la acción del comprador para que se le entregue la finca comprada, es inmueble; y la
acción del que ha prestado dinero, para que se le pague, es mueble."
Los hechos que se deben se reputan muebles, en el caso de los derechos personales
cuando se trata de una obligación de hacer se reputará mueble.
52
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art.583: "Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad, Así, el
usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo."
Características :
1. Es un derecho real, art.577 y 582, está amparado por una acción reivindicatoria.
2. Es absoluto, comprende el total de las facultades que se pueden ejercer sobre una cosa, uso,
goce y disposición.
3. Es exclusivo y excluyente, porque solo corresponde el uso y goce de la cosa a la persona que
es dueña, y nadie puede oponerse a ello.
4. Es perpetuo, no se extingue con el tiempo o con su ejercicio, salvo algunas propiedades
especiales. (intelectual).
5. Es transferible, transmisible, cedible, renunciable, prescriptible, gravable, embargable,
principal.
b) Evolución Histórica:
* Epoca primitiva, el hombre tiene una vida nómade por lo que el suelo no pertenece a nadie, sólo
existe una especie de dominio sobre las cosas muebles indispensables para la subsistencia.
* Epoca pastoril, empieza a aparecer la propiedad privada colectiva, es decir la tierra pertenece al
grupo o tribu que la cultiva y aprovecha en común.
* Luego se implanta el sistema de reparto de tierras, se entrega a cada jefe de grupo para que las
cultiven por un tiempo.
* Edad Media, la tierra es del Sr. Feudal quién la entrega a sus vasallos para que la cultiven, por un
pago o contribución en su favor.
* Doctrina Moderna, ve en la propiedad una función social, que prima por sobre los derechos del
dueño. Así en la Cn del 80 en el Art.19 Nº 24 habla de la función social de la propiedad, y la
expropiación sólo procede por ley general o especial, por causa de utilidad pública o interés
nacional.
GOCE: (Jus fruendi) Consiste en el derecho de gozar la cosa, percibiendo todos los frutos que ella
produce, así el propietario de una casa percibe el pago de la renta y el de un fundo su cosecha.
53
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
ABUSO: (Jus abutendi) Es decir el derecho de hacer con la cosa lo que uno quiera, facultad de
disposición, la que puede ser material como cuando transforma o consume algo, o jurídico como
cuando se enajena o se constituyen derechos reales sobre ella.
Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de
ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan
los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la
conservación del patrimonio ambiental.
Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de
alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial
que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el
legislador."
De la propia definición del Derecho de propiedad del Código tenemos que este puede tener
limitaciones, art. 582.. " El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una
cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra
derecho ajeno.
La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad ".
El Art. 732 del Código dice: " El dominio puede ser limitado por varios modos:
1º Por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición,
2º Por el gravamen de un usufructo, uso o habitación, a que una persona tenga derecho en las
cosas que pertenecen a otra; y
3º Por las servidumbres."
54
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 821: Se llama predio sirviente el que sufre el gravamen, y predio dominante el que
reporta la utilidad.
Con respecto al predio dominante la servidumbre se llama activa (Dº Real), y con respecto al
predio sirviente, pasiva.
Características:
1. Para el dueño del predio dominante es un derecho real y para el dueño del predio sirviente un
gravamen real.
2. Es un derecho inmueble.
3. Es un derecho accesorio a lo principal que es el predio.
4. Es un derecho perpetuo, sin perjuicio que puede constituirse por un tiempo determinado.
5. Es un derecho indivisible, de ahí que si son varios dueños todos deben prestar su
consentimiento para la constitución de una servidumbre y la interrupción o suspensión de la
prescripción respecto de uno de los propietarios indivisos del predio dominante, favorece a todos
los demás. <Art.886>
Si se divide el predio sirviente, el gravamen seguirá pasando sobre aquella parte del predio
en que la servidumbre estaba ubicada. Art.826 "
Dividido el predio sirviente, no varía la servidumbre que estaba constituida en él, y deben
sufrirla aquel o aquellos a quienes toque la parte en que se ejercía."
Art. 827 "Dividido el predio dominante, cada uno de los nuevos dueños gozará de la
servidumbre, pero sin aumentar el gravamen del predio sirviente.
Así los nuevos dueños de un predio que goza de una servidumbre de tránsito no pueden
exigir que se altere la dirección, forma, calidad o anchura de la senda o camino destinado a ella."
Clasificación:
*** Según su origen: Naturales, Legales o Voluntarias.
Naturales : Son las que provienen de la natural situación de los lugares. En su
constitución no intervienen ni la ley ni la voluntad del hombre.
Legales : Son las impuestas por la ley.
Voluntarias : Son las constituidas por un hecho del hombre.
55
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Estos últimos tipos pueden mezclarse, así podrá haber servidumbres continuas aparentes,
continuas inaparentes, discontinuas aparentes y discontinuas inaparentes. La importancia de esta
clasificación esta dada por:
1. Sólo pueden adquirirse por prescripción adquisitiva las servidumbres continuas aparentes, ya
que las discontinuas y las continuas inaparentes sólo pueden adquirirse por medio de un título.
2. En la extinción de las servidumbres, se extinguen por el no uso en tres años, éste no uso se
cuenta en las continuas como la de acueducto desde que se realice un acto contrario a la
servidumbre como por ej. llenar el canal con tierra, en las discontinuas se cuenta el plazo desde
la fecha del último acto de goce, así en la de tránsito desde la última vez que el dueño del predio
dominante pasó por el sirviente.
3. Tratándose de la constitución de un servicio por el dueño de un predio en favor de otro predio de
que también es propietario y después enajena el predio dominante o pasa a diversos dueños por
partición pasa el servicio como servidumbre siempre que sea continua y aparente y no se
exprese lo contrario.
Tipos de servidumbres:
1.- Servidumbres Naturales: Servidumbre de libre descenso y escurrimiento de las aguas. (Ver
Código de aguas)
2.- Servidumbres Legales: Art.839 " Las servidumbres legales son relativas al uso público o la
utilidad de los particulares.
56
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
4. Con respecto a los árboles medianeros podrá cualquiera de los codueños exigir que se derriben,
probando que de algún modo le dañan y si por algún accidente se destruyen no se repondrán sin
su consentimiento.
Tránsito: Es la servidumbre que tiene derecho a imponer un predio cuando está desprovisto de
toda comunicación con un camino público.
Características:
1. Es positiva, porque el dueño del predio sirviente debe dejar pasar al predio dominante los
carruajes, animales, personas, etc.
2. Es discontinua, porque para ejercerla se requiere un hecho actual del hombre, sólo puede
adquirirse por medio de un título.
3. Puede ser aparente o inaparente.
Condiciones de establecimiento:
1. Que el predio que trata de imponer la servidumbre esté desprovisto de toda comunicación con el
camino público.
2. Que la comunicación con el camino público sea indispensable para el uso y beneficio del predio.
3. Que se indemnice al dueño del o los predios sirvientes y se resarza todo otro perjuicio, salvo el
caso de una subdivisión en que a una de las partes le toca una porción sin salida, en que se
entenderá que la tiene sin indemnización alguna.
Condiciones de establecimiento:
1. Que la heredad dominante carezca de las aguas necesarias para el cultivo, o el pueblo para sus
necesidades domésticas, o la industria para el movimiento de sus máquinas.
2. Que la persona que trata de establecer la servidumbre de acueducto, tenga las aguas que debe
conducir, las cuales puede haber adquirido en virtud de un contrato, etc.
3. Que el dueño del predio dominante pague al dueño del predio sirviente las indemnizaciones a
que tiene derecho.
Luz: Art.873: "La servidumbre legal de luz tiene por objeto dar luz a un espacio cualquiera
cerrado y techado; pero no se dirige a darle vista sobre el predio vecino, esté cerrado o no".
Características:
57
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 876: "El que goza de la servidumbre de luz no tendrá derecho para impedir que en el
suelo vecino se levante una pared que le quite la luz."
Vista: La servidumbre de vista tiene por objeto impedir que se vea lo que pasa en el predio
vecino.
Así el art. 878 dispone la prohibición de tener ventanas, balcones, miradores o azoteas, que
den vista a las habitaciones, patios o corrales de un predio vecino, cerrado o no, a menos que
intervenga una distancia de tres metros.
Características:
1. Es negativa, porque impone la dueño del predio sirviente la obligación de abstenerse de hacer
algo.
2. Es Continua, porque para ejercerse no requiere de un hecho actual del hombre,
3. Es aparente, porque se manifiesta aparentemente por la ausencia de balcones, azoteas,
ventanas, etc.
3.- Servidumbres Voluntarias: Son aquellas que se constituyen por un hecho del hombre, esto de
acuerdo al principio de autonomía de la voluntad, ya que cada cual podrá sujetar a su predio a las
servidumbres que quiera teniendo como única limitación el orden público y la ley.
Constitución: Pueden constituirse por: Título, sentencia judicial, prescripción y por destinación del
padre de familia.
Por Título: Tomando esto como acto jurídico, por testamento o por convención, a título
gratuito u oneroso.
Por Sentencia Judicial: En el caso de la partición que de acuerdo al art. 1337 Nº 5 " En la
división de fundos se establecerán las servidumbres para su cómoda administración y goce.
Por Prescripción: Solamente pueden ganarse por prescripción adquisitiva las servidumbres
continuas y aparentes, con un plazo de 5 años tanto por posesión regular como irregular.
Por la destinación del padre de familia: Se refiere al acto por el cual una persona
establece entre dos porciones de su heredad o entre dos predios que le pertenecen, un estado de
cosas que constituiría servidumbre si las heredades o sus partes pertenecieran a distintos dueños.
58
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
b) Uso y habitación:
Art. 811: "El derecho de uso es un derecho real que consiste, generalmente, en la facultad
de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa.
Si se refiere a una casa, y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación."
Características:
1º Son Derechos reales. (Dº de uso y Dº de habitación)
2º Son derechos temporales.
3º Son derechos intransmisibles, no pueden cederse a ningún título.
4º Son derechos personalísimos, pero pueden ganarse por prescripción.
5º Son inembargables.
Caución e inventario:
Ni el usuario ni el habitador estarán obligados a prestar caución. Pero el habitador es
obligado a inventario, y la misma obligación se extenderá al usuario si el uso se constituye sobre
cosas que deben restituirse en especie.
59
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Los derechos de uso y habitación se limitan a las necesidades personales del usuario o del
habitador, en estas se comprenden las de su familia, comprendiéndose por tales al cónyuge, hijos
naturales y legítimos, al número de sirvientes necesarios para la familia, a las personas que a la
fecha de la constitución vivían con él y a costa de él y a las personas a las que debe alimentos.
El derecho de uso y habitación se rige por las normas del USUFRUCTO, por lo que es
necesario recordar algo sobre esta limitación al dominio:
Art. 764: " El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar
de una cosa con cargo de conservar su forma y substancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no
es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si
la cosa es fungible."
Características:
1. Es un derecho real de goce, en que coexisten dos derechos reales, el de propiedad del NUDO
PROPIETARIO que puede disponer de la cosa de que es dueño, y el del USUFRUCTUARIO,
que tiene un derecho de dominio sobre su derecho y tiene por ello acción reivindicatoria y
posesoria cuando se trata de inmuebles.
2. Es un derecho real principal,
3. Puede ser mueble o inmueble,
4. El usufructuario es mero tenedor de la cosa ya que reconoce el derecho de dominio que tiene el
nudo propietario.
5. El usufructo es temporal.
6. Requiere la existencia de un plazo
7. Es un derecho intransmisible, pero si es transferible bajo ciertas circunstancias, salvo que el
constituyente lo haya prohibido.
8. Debe recaer sobre una cosa ajena.
60
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
3. Tiene derecho a gozar la cosa, es decir percibir los frutos civiles y naturales, pero al referirse a
los productos como animales, minas árboles el usufructuario puede explotarlos pero deberá
reponerlos.
4. Puede ceder, enajenar, arrendar o hipotecar su derecho, salvo que el constituyente se lo haya
prohibido en el acto de constitución.
En el cuasi usufructo, o sea aquél que recae sobre bienes fungibles el cuasi usufructuario
puede disponer de la cosa dada en usufructo, ya que debe devolverla en género.
Obligaciones del Usufructuario:
1º Antes de entrar en el goce de la cosa debe:
** Hacer inventario solemne, salvo en los legales o cuando el usufructo se constituye por
donación y el donante se reserva el usufructo o cuando el constituyente exonera de esta obligación
al usufructuario,
** Rendir caución de conservación y restitución. Si no rinde la caución podrá el nudo
propietario adjudicarse la administración con cargo de pagar al usufructuario el valor líquido de los
frutos, deducida la suma por el trabajo.
Pero existe la llamada Caución Juratoria que es la que procede cuando en el usufructo se
comprenden bienes muebles necesarios para la mantención de la familia del usufructuario,
entonces éste puede exigirle al nudo propietario la entrega "Jurando" restituir las cosas o su valor,
tomando en cuenta el tiempo y uso legítimo.
61
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Ojo : La ley entrega tanto al nudo propietario como al usufructuario la acción reivindicatoria y
las posesorias para amparar sus derechos.
c) Propiedad Fiduciaria:
Art. 733: " Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta a pasar a otra persona, por el
hecho de verificarse una condición.
La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso.
Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria.
La traslación de la propiedad a la persona a cuyo favor se ha constituido el fideicomiso, se
llama restitución ".
2. Que existan dos personas. El fiduciario y el fideicomisario, se hace por un acto solemne, que
puede ser gratuito u oneroso, si se hace por acto entre vivos debe hacerse por escritura pública
o por acto de última voluntad (testamento), y si se trata de un inmueble debe inscribirse en el
CBR, ya que tratándose de un acto entre vivos constituye la tradición y solemnidad, en cambio si
es por sucesión por causa de muerte es solemnidad.
62
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Falta del fiduciario: El fiduciario debe existir antes de la constitución del fideicomiso. Hay que
distinguir si falta antes o después que se le ha deferido el derecho.
** Falta antes: Hay que ver si el constituyente o testador ha designado substitutos, si hay substituto
la propiedad pasa a este, si no hay habrá que atender a si hay lugar a acrecimiento de otros
fiduciarios, habrá si el constituyente los nombro sin indicación de cuota, de lo contrario no habrá y
será propietario fiduciario el propio constituyente o sus herederos.
** Falta después: Pasa a sus herederos, los que deben restituirla al fideicomisario si se cumple la
obligación.
Falta el fideicomisario: Puede no existir al momento de la constitución, pero esperarse que exista.
Puede el constituyente nombrar uno o varios fideicomisarios, pero para que gocen todos a
la vez y si de hecho se constituyeren dos o más fideicomisos sucesivos la sanción no será la
nulidad sino que dice el art. 745 que para el caso de que se cumpla la condición respecto de uno y
éste adquiera la propiedad, se extingue para siempre la expectativa de los demás, esta es una
resultante del hecho de que los fideicomisos sucesivos están prohibidos por el legislador.
** Falta del fideicomisario antes de cumplida la condición: Cuando hay substituto éste pasa a
tomar el lugar del fideicomisario, pero si no lo hay el fideicomisario nada transmite a sus herederos,
ya que tenía sólo la expectativa de llegar a ser dueño y la propiedad se consolida en el propietario
fiduciario.
3.- Que exista una condición en virtud de la cual pase la propiedad del fiduciario al fideicomisario.
La condición debe cumplirse dentro de los cinco años siguientes a la delación, a menos que
la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la restitución
- Puede gravar la propiedad con hipoteca, servidumbre, etc., pero sólo si cumple con los requisitos
de autorización judicial de esta constitución y con audiencia de ciertas personas entre las cuales
está el fideicomisario si existe o sus representantes, o el defensor de obras pías si fuere un
establecimiento de beneficencia. Si no se cumple estos requisitos los gravámenes serán inoponibles
al fideicomisario.
63
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
64
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
7. El usufructo requiere inventario y caución, el propietario fiduciario solo inventario, salvo que se le
exija la caución.
8. El usufructo es embargable por los acreedores, el fideicomiso no. Art.1618 Nº8
9. El fideicomiso es transmisible a los herederos, el usufructo es intransmisible.
10. El fideicomiso no puede terminar por sentencia judicial, el usufructo si.
d) Cláusula de no enajenar:
Consiste en limitar por medio de una cláusula contractual la facultad de disposición del
dueño de una cosa.
Casos de excepción:
Art.751: En el caso de la propiedad fiduciaria, cuando el constituyente prohiba al propietario
fiduciario que enajene la propiedad fiduciaria.
Art.793 inc. 3: En el caso del usufructo, cuando el constituyente prohibe al usufructuario que
enajene o ceda su derecho.
Art. 1.432: En las donaciones puede donarse bajo la condición de no enajenar.
Art. 52 Nº3 Reglamento CBR. Puede inscribirse todo impedimento o prohibición referente a
inmuebles, sea convencional, legal o judicial que embarace o limite de cualquier modo el libre
ejercicio del derecho de enajenar. (embargo, cesión de bienes, secuestro, litigio, etc.)
3.- Doctrina que niega valor a la cláusula de no enajenar: Se dice que es nula por objeto ilícito,
esto porque el legislador considera la facultad de enajenar como de orden público y si se aceptará
la cláusula se permitiría los fideicomisos y usufructos sucesivos, expresamente prohibidos. También
porque la característica del derecho de dominio es la facultad de disposición y si renunciara a ella
esta facultad no tendría sujeto. Señalan además lo expresado en el art.1810 en el sentido de que
dispone que podrán venderse todas aquellas cosas cuya enajenación no está prohibida por la ley,
por lo que sólo la ley puede prohibir la enajenación de una cosa y no los particulares.
65
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
4.- La corte suprema ha dicho que la cláusula no es nula, sino que constituye una condición
resolutoria.
e) Comunidad y Copropiedad: Existe copropiedad cuando dos personas ejercen sobre una misma
cosa derechos de la misma naturaleza.
La copropiedad está reglamentada dentro de los cuasicontratos, art.2.304 y ss.
Cuando la indivisión recae sobre una universalidad jurídica se llama comunidad y cuando
recae sobre una especie o cuerpo cierto copropiedad.
Judicial: Cuando el estado de indivisión tiene como fuente la resolución de un juez, ej. Hogar
obrero, fallecido el dueño de un hogar obrero puede pedirse al juez que decrete la indivisión hasta
que los herederos lleguen a mayor edad.
Duración de la Indivisión:
Puede ser indeterminada, como cuando se forma por la muerte de una persona,
determinada como cuando dos personas pactan la indivisión por un tiempo no superior a 5 años,
perpetua o forzada, como la comunidad que existe sobre las tumbas o mausoleos.
Naturaleza Jurídica de la copropiedad o comunidad: Existen tres teorías que tratan de explicar
los derechos que tiene cada comunero en la cosa común;
1.- Doctrina de la cuota ideal en el total de la comunidad: Según esta teoría los comuneros tienen
una cuota abstracta, ideal, en el total de la comunidad, sin que sus derechos se radiquen en ningún
bien particular.
2.- Doctrina romana: Estima que la comunidad otorga a cada indivisario una cuota efectiva en cada
una de las cosas que la forman, así cada comunero tiene un derecho de dominio absoluto, perpetuo
y exclusivo sobe su cuota, ej.: Si son tres herederos y hay una casa y un auto cada heredero es
dueño de la tercera parte de cada bien. Esta es la que sigue el Código, así cada comunero tiene un
derecho absoluto que lo autoriza para reivindicar, vender o hipotecar su cuota, pero en lo que se
refiere a la cosa en común existe un derecho colectivo, limitándose el derecho de uno al derecho de
los otros.
3.- Doctrina alemana: Según esta los comuneros no tienen, en la cosa común, ningún derecho, ni
en todo ni en parte, ni material ni intelectualmente, desaparece el derecho colectivo. Todos los
66
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
indivisarios son titulares del derecho de dominio sobre las cosas comunes, derecho que no puede
dividirse.
Término de la Comunidad:
Art.2.312 : La comunidad termina:
1º Por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona,
2º Por la destrucción de la cosa común;
3º Por la división del haber común.
Puede suceder que alguien perturbe o menoscabe el ejercicio del derecho respecto del
titular del mismo, pero existen normas de proteger este derecho frente a terceros, la primera
protección la encontramos en la constitución del 80 en que se establece que:
Art.19 : La constitución asegura a todas las personas:
Nº 24 El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes
corporales o incorporales.
Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de
ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan
los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la
conservación del patrimonio ambiental.
Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de
alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial
que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el
legislador..."
67
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
d) EFECTOS
a) Concepto:
Art.889 : "La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa
singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela."
b) Titulares de la acción:
Condiciones para entablar la acción reivindicatoria.-
La persona debe ser dueño de la cosa, excepcionalmente puede hacerlo el poseedor aun
cuando no pruebe el dominio al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el
caso de poderla ganar por prescripción. Pero no valdrá contra el verdadero dueño, ni contra el que
posea con igual o mejor derecho. (acción publiciana art. 894).
*** Pueden reivindicarse las cosas corporales, raíces y muebles, salvo las muebles cuyo
poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almacén, u otro establecimiento industrial en que
se vendan cosas muebles de la misma clase.
Sólo pueden reivindicarse las cosas singulares y no las universalidades, de ahí que el
derecho real de herencia no se puede reivindicar, para ello existe la acción de petición de herencia.
No pueden reivindicarse:
68
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
1º El derecho real de herencia, pero si puede reivindicar cosas singulares que estén dentro de la
universalidad,
2º Los derechos personales (solo cosas corporales),
3º Las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almacén, u otro
establecimiento industrial en que se vendan cosas muebles de la misma clase. Justificada esta
circunstancia no estará el poseedor obligado a restituir la cosa si no se le reembolsa lo que ha
dado por ella y lo que haya gastado en repararla o mejorarla. (se protege la buena fe).
4º En el caso del pago de lo no debido, Si el acreedor supuesto enajenó la cosa, hay que distinguir:
- Sí el título es oneroso y el poseedor está de buena fe no se puede reivindicar,
- Sí el título es gratuito y la cosa es reivindicable se puede reivindicar.
- No se puede reivindicar cuando el tercero adquirió por prescripción.
- Cuando se declara resuelto un contrato no hay acción de reivindicación contra terceros de
buena fe.
Para el caso de que una persona de mala fe se haga pasar por poseedor sin serlo se
establece que será obligado a la indemnización de todo perjuicio al reivindicante.
*** Puede dirigirse la acción contra los herederos del poseedor, pero en cuanto a la cosa
contra aquél que la tiene, y en lo que se refiere al pago de las indemnizaciones por los deterioros y
la devolución de los frutos en el tiempo intermedio contra todos los herederos a prorrata de sus
cuotas.
*** Puede dirigirse en contra de aquél que ha dejado de poseer la cosa, cuando se hace
difícil o imposible la persecución de ella, en este caso hay que distinguir:
El poseedor estaba de buena fe, (para considerar la buena fe se atiende al momento en que
empezó a poseer), en este caso la acción está destinada a que se entregue el precio recibido al
enajenar la cosa, es un caso de subrogación real, se subroga la cosa por el precio.
El poseedor estaba de mala fe, "Contra el que poseía de mala fe y por hecho o culpa suya
ha dejado de poseer, podrá intentarse la acción de dominio, como si actualmente poseyese."
Respecto del tiempo que la cosa estuvo en su poder tiene las obligaciones y derechos que se
establecen para los poseedores de mala fe.
*** Puede intentarse en contra del mero tenedor, en el caso del que poseyendo a nombre ajeno
retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de señor. (Ejs.
arrendatario y comodatario). Art.915
c) Prescripción:
La acción reivindicatoria se extingue cuando se ha extinguido el derecho de dominio, es
decir cuando alguien ha adquirido por prescripción adquisitiva el derecho.
69
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
P. Ordinaria:
Muebles: 2 años
Inmuebles: 5 años
P. Extraordinaria:
Muebles: 10 años
Inmuebles: 10 años
Art.2.517 : " Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción
adquisitiva del mismo derecho. "
d) Efectos:
Durante el juicio puede el reivindicante solicitar ciertas medidas precautorias con el objeto de
asegurar el resultado de la acción:
* Si es una cosa corporal mueble y se teme que se pierda o deteriore en manos del
poseedor podrá el actor pedir el secuestro de la cosa y el poseedor estará obligado a consentir en
ello o prestar caución de restitución.
70
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
El reivindicante deberá abonar las mejoras necesarias, tanto al poseedor de buena como al
de mala fe, tratándose de las mejoras necesarias materiales el reivindicante deberá abonar los
gastos, pero reducidos al valor que tengan actualmente; con respecto a las mejoras necesarias
inmateriales deberá abonarlas en cuanto le aprovecharen y en cuanto se hubieren llevado a cabo
con mediana inteligencia y economía.
Mejoras Utiles: Si el poseedor estaba de buena fe deberá el reivindicante reembolsar a su arbitrio o
el valor de las mejoras o el aumento del valor que la cosa hubiere experimentado.
Si el poseedor estaba de mala fe no tiene derecho a que se le restituyen las mejoras útiles,
pero tiene derecho a llevarse los materiales que puedan separarse sin detrimento de la cosa, y sólo
si el reivindicante se niega a pagar el valor de los materiales.
Mejoras Voluptuarias: El reivindicante no está obligado a pagarlas, pero podrá el poseedor de buena
o mala fe llevarse los materiales cuando el reivindicante se niega a pagarlos y cuando pueden
sacarse sin detrimento de la cosa.
El poseedor vencido tiene el derecho legal de retención establecido en su favor para el caso
de que el reivindicante le adeude el valor de las mejoras, cuando estas fueron superiores a los
frutos o por otro motivo, o se le asegure el pago a su satisfacción. Art.914.
a) Concepto: Son ciertos hechos materiales a los cuales la ley les atribuye la virtud de hacer nacer
o traspasar el derecho de dominio.
b) Enumeración y Clasificación:
Art. 588: " Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la
sucesión por causa de muerte, y la prescripción."
71
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Clasificación:
1.- Los modos de adquirir el dominio pueden ser Originarios o Derivativos, son originarios aquellos
que provocan el nacimiento de un derecho sin que haya relación de causa a efecto con el
antecesor, es decir el primer titular es la persona que adquiere la cosa, son originarios la ocupación,
la accesión y la prescripción. Es Derivativo cuando el dominio no nace inmediatamente en el titular,
sino que hay traspaso de dominio, habiendo relación directa de causa a efecto entre antecesor y
sucesor. Son derivativos la tradición y la sucesión por causa de muerte.
Esta clasificación tiene importancia para medir el derecho del que adquiere, ya que si son
modos originarios bastará con atender al titular, pero si son derivativos habrá que ver el derecho del
antecesor, ya que nadie puede trasmitir o transferir más derechos que los que tiene.
2.- Pueden ser a título singular o a título universal, son a título singular, cuando no permiten la
adquisición de universalidades jurídicas, sino sólo de bienes determinados en especie o una o más
especies de un género determinados. La ocupación y la accesión son siempre a título singular, la
sucesión por causa de muerte puede ser a título singular cuando se trata de legados o a título
universal tratándose de herencia, la tradición por regla general son a título singular,
excepcionalmente son a título universal como en la herencia; son a título universal, cuando
permiten adquirir todos los bienes de una persona (universalidad) o una parte alícuota de ellos.
3.- Por acto entre vivos o por sucesión por causa de muerte, por acto entre vivos, son aquellos en
que el traspaso de dominio opera en vida de las personas que intervienen, sucede así en la
ocupación, accesión, tradición, y la prescripción; por sucesión por causa de muerte, requiere para
operar la muerte del causante.
4.- A título gratuito o a título oneroso, si es a título gratuito, el adquirente no hace sacrificio
pecuniario alguno, como en la ocupación, la accesión, la prescripción, la sucesión por causa de
muerte y la tradición en el caso de las donaciones; es a título oneroso, cuando al adquirente le
significa un sacrificio pecuniario, como la tradición.
El dominio sólo se puede adquirir por un modo, es decir si opera uno no opera otro.
Título: Es la causa que habilita para adquirir el dominio, el antecedente jurídico que viene a justificar
el hecho material que ocasiona el nacimiento o el traspaso de los derechos reales.
En materia posesoria es la causa, el antecedente de la posesión.
72
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Clasificación:
Pueden ser:
-------> Títulos translaticios de dominio
Títulos constitutivos de dominio
Títulos de mera tenencia,
Título translaticio de dominio: Se exige en la tradición y es aquél que por su naturaleza sirve para
transferirlo, como la venta, permuta, donación entre vivos.
Título de mera tenencia es aquél que por su naturaleza no sirve para transferir el dominio como por
ej. el arrendamiento o el comodato.
45.- OCUPACION
a) CONCEPTO
b) EXTENSION
c) CAPACIDAD
d) CLASES
a) Concepto: Art.606: "Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a
nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas, o por el derecho internacional."
Es necesario la aprehensión material de la cosa hecha con la intención de adquirirla.
Requisitos :
** Debe tratarse de cosas que no pertenecen a nadie, dentro de estas están las cosas que nunca
han tenido dueño como los animales bravíos o salvajes, las perlas y conchas que arroja el mar y
que no tienen señales de dominio anterior, las cosas que han tenido dueño pero éste las ha
abandonado para que haga suyas el primer ocupante, como las monedas que se arrojan a la
multitud, y el tesoro que también ha tenido dueño y los animales domésticos que recobran su
libertad.
** Debe haber aprehensión material de las cosas, con intención de adquirirlas, es decir debe haber
ánimo, por lo que son incapaces de adquirir por este medio los dementes y los infantes.
** La adquisición de las cosas no debe estar prohibida por las leyes o por el derecho internacional.
1.- Ocupación de cosas animadas: Art.607 " La caza y la pesca son especies de ocupación por
las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos."
Art.608 " Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven naturalmente libres e
independientes del hombre, como las fieras y los peces; domésticos los que pertenecen a especies
que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas; y
73
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
domesticados los que sin embargo de ser bravíos por su naturaleza se han acostumbrado a la
domesticidad y reconocen en cierto modo el imperio del hombre.
** La captura bélica, es el botín que se toma en una guerra a los enemigos. Los bienes adquiridos
por captura bélica pertenecen al estado.
3.- Especies al parecer perdidas, deben devolverse a su dueño, pero si nadie las reclama deberá
notificarse mediante tres avisos mediando treinta días entre uno y otro, y si dentro del mes
subsiguiente al del último aviso no aparece nadie se venderán las especies en pública subasta, el
producto, deducidos los gastos de aprehensión y conservación, se repartirá entre el que las
encontró y la municipalidad respectiva.
4.- Especies Náufragas, deben devolverse a los dueños, pero si nadie aparece a reclamarlos se
notifica por tres avisos en diarios mediando quince días entre uno y otro y en lo demás se sigue el
mismo procedimiento anterior.
46.- ACCESION
a) CONCEPTO
b) EXTENSION
c) CAPACIDAD
d) CLASES
e) NATURALEZA JURIDICA
a) Concepto: Art.643 : " La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a
serlo de lo que ella produce, o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos
naturales o civiles. "
c) Capacidad: Cualquier persona puede adquirir por la accesión, ya que no se requiere de voluntad
para adquirir, basta ser dueño de la cosa principal para adquirir lo que ella produce y lo que accede
o se junta a ella.
74
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
d) Clases:
accesión de frutos frutos naturales
frutos civiles
1.- Accesión de frutos: Se da cuando el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce,
sean frutos civiles o naturales.
Producto : Es todo lo que se obtiene de una cosa o sale de ella, como los minerales de una mina,
los frutos de los árboles, se dividen en productos propiamente tales y frutos.
Frutos : Es lo que produce periódicamente una cosa, según su destino natural y sin desmedro o
disminución sensible de su sustancia, como por ejemplo los frutos o flores de los árboles, las
maderas de los bosques, etc.
La diferencia entre producto y fruto solo tiene importancia cuando se trata reconstituir
derechos en favor de terceros, ya que por regla general solo se puede ceder el derecho a gozar de
los frutos.
Frutos Naturales: Art. 644 " Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza ayudada o no de la
industria humana."
Frutos Civiles: Son las prestaciones que los terceros deben al dueño a cambio del uso y el goce de
una cosa.
Art.647: "Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o
censo, y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo perdido.
Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben; y percibidos, desde que se
cobran."
Los frutos civiles y los naturales pertenecen al dueño de la cosa de que provienen, sin
perjuicio de los derechos constituidos por las leyes, o por un hecho del hombre, en favor de terceros
como el poseedor de buena fe, el arrendatario, el usufructuario, etc.
75
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
2.- Accesión propiamente tal: se produce cuando una cosa se junta a otra, sea en forma natural o
artificial, lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
** De Inmueble a Inmueble **
Aluvión : Art.649 " Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de la mar o de un río o lago por
el lento e imperceptible retiro de las aguas." Este retiro además de ser lento e imperceptible debe
ser definitivo.
Avulsión : Es aquella parte del suelo que arrancada por una avenida u otra fuerza natural violenta
es transportada de un sitio a otro.
En este caso el dueño de la parte conserva su dominio para el sólo efecto de llevársela, pero
si no la reclama dentro de un año subsiguiente a la fuerza se hace dueño el propietario del predio
donde quedo.
Para el caso de una inundación el terreno que es restituido antes de cinco años volverá a
ser de los antiguos dueños, después de ese lapso se aplicarán las reglas de la accesión.
Mutación del álveo o cambio de cauce de un río: Sí un río varía de curso, pueden darse dos
situaciones:
1º Los propietarios podrán con autorización de la autoridad competente hacer las obras necesarias
para restituir las aguas a su antiguo cauce.
2º Si queda una parte en seco pertenecerá a los riberanos,
3º Si el río se abre en dos brazos que no vuelven a juntarse las partes que queden descubiertas
accederán a las heredades contiguas.
Formación de nueva isla: Para que pueda adquirirse es necesario que la nueva isla no pertenezca
al estado, es decir debe formarse en ríos o lagos no navegables por buques de más de 100
toneladas, y debe formarse con carácter definitivo.
76
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir el dueño del suelo se hace dueño de
las cosas edificadas, plantadas o sembradas en él, pero el dueño de los materiales tiene derecho a
ser indemnizado. hay que distinguir:
1º ** Si el dueño del suelo edificó, sembró o plantó con materiales, plantas o semillas ajenas en
suelo propio hay que distinguir si el dueño de los materiales, semillas o plantas tenía o no
conocimiento del uso que hacía de ellos el propietario del suelo.
*** Si el propietario ha procedido sin justa causa de error, debe pagar al dueño de los materiales el
justo precio o restituirle otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud, y además pagarle los
perjuicios que le hubiere causado.
*** Si el propietario del inmueble procedió a sabiendas de que los materiales eran ajenos, o sea de
mala fe, debe no sólo pagar el justo precio y las indemnizaciones que correspondan sino que
además queda sujeto a la acción penal que corresponda.
** El dueño de los materiales tuvo conocimiento: En este caso debe pagar el justo precio de los
materiales o restituirle igual cantidad, calidad y aptitud.
2º ** Se edifica, planta o siembra en terreno ajeno con materiales propios, hay que distinguir si el
dueño del terreno tuvo o no conocimiento:
** El dueño del terreno no tuvo conocimiento: Habrá que ver si el dueño de los materiales obro de
buena o mala fe, para las indemnizaciones que procedan.
** El dueño del terreno tuvo conocimiento: Será obligado para recobrar su terreno a pagar el valor
del edificio, plantación o sementera.
** De Mueble a Mueble **
Adjunción: Es una especie de accesión y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a
diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una
después de separada; como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra, o en
un marco ajeno se pone un espejo propio.
En los casos de adjunción, no habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe
por la otra, el dominio de lo accesorio accederá al dominio de lo principal con el gravamen de pagar
al dueño de la parte accesoria su valor.
Para determinar que es lo principal se atenderá a la estimación, así será de más estimación:
1º La cosa que tuviere para su dueño un gran valor de afección,
2º Si no hubiere diferencia de estimación, aquella cosa que sirva para el uso, ornato o complemento
de la otra, se tendrá por accesoria.
3º Si no se puede aplicar ninguna de las dos reglas anteriores se mirará como principal la de mayor
volumen.
4º Si fueren de volumen similar, habrá comunidad.
77
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Especificación: " Se verifica cuando la materia perteneciente a una persona, hace otra persona
una obra o artefacto cualquiera, como si de uvas ajenas se hace vino, o de plata ajena una copa, o
de madera ajena una nave."
No habiendo conocimiento por una parte, ni mala fe por la otra, tendrá derecho el dueño de la
materia a reclamar la nueva especie pagando la hechura, pero si la nueva obra vale mucho más
que la materia primitiva, como si se pinta en lienzo ajeno o se hace una escultura en mármol ajeno,
el dueño de la materia tendrá solo derecho a la indemnización de los perjuicios.
Mezcla: Se produce cuando se juntan materias áridas o líquidas pertenecientes a distintos dueños,
de manera que es imposible separarlas.
e) Naturaleza jurídica: En Chile no cabe duda que es un modo de adquirir, ya que el Código le da
ese carácter, pero en doctrina no es considerado como tal porque falta la voluntad de adquirir de
parte del adquirente; en el Derecho Francés se dice que es una consecuencia del derecho de
dominio por la cual el dueño de una cosa se hace dueño de lo que ella produce, aún sin saberlo.
47.- TRADICION
a) CONCEPTO
b) EXTENSION
c) CAPACIDAD
d) REQUISITOS
e) EFECTOS
f) CLASIFICACION
a) Concepto: Art.670 " La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la
entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intensión de
transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo.
Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales."
El Art.702 agrega: " Para que la tradición sea válida debe ser hecha voluntariamente por el
tradente o por su representante."
La diferencia entre Entrega y Tradición es que entrega supone el traspaso material de una
cosa de manos de una persona a otra, pero la tradición requiere además de ello un elemento
intencional, la intención de adquirir por una parte y la intención de transferir el dominio por la otra.
Esta intención se manifiesta por la existencia de un título translaticio de dominio. Pese a esta
distinción el Código a veces confunde ambas palabras, sucede así por ej. en el comodato que habla
de tradición debiendo decir entrega y en la definición de los contratos reales que dice se
perfeccionan por la tradición de la cosa debiendo decir entrega, otras veces confunde las palabras y
las usa como sinónimo.
b) Extensión: Mediante la tradición se pueden adquirir tanto las cosas corporales muebles e
inmuebles, y las incorporales sean derechos reales o personales. También el derecho real de
herencia.
78
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Características de la tradición:
1.- Es un modo de adquirir derivativo, ya que de acuerdo al art.682 " Si el tradente no es el
verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la
tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada.
Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse éste transferido
desde el momento de la tradición."
2.- Opera entre vivos.
3.- Puede ser a título gratuito u oneroso.
4.- Por regla general es un modo de adquirir a título singular, puede ser universal cuando se trata
del derecho real de herencia.
5.- Es una convención pues extingue obligaciones; ya que no hay que olvidar que los contratos no
transfieren el dominio sino que de ellos sólo nacen derechos personales.
c) Capacidad: Para que la tradición sea válida Algunos han estimado que el tradente debe tener la
capacidad de ejercicio y el adquirente la capacidad de goce, sin embargo esto no es así, por cuanto
la tradición es un acto jurídico bilateral y por ello ambas partes deben tener plena capacidad de
ejercicio.
Art.671: Se llama tradente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa
entregada por él o a su nombre, y adquirente la persona que por la tradición adquiere el dominio de
la cosa recibida por él o a su nombre.
Pueden entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios, o sus representantes
legales.
En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de un acreedor, en
pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente, y el juez su representante
legal.
La tradición hecha por o a un mandatario debidamente autorizado, se entiende hecha por o
a el respectivo mandante."
2.- Deben consentir ellas o sus representantes, debe haber voluntad. (consentimiento), de ahí que
el art.672 expresa: ”Para que la tradición sea válida debe ser hecha voluntariamente por el tradente
o por su representante.
Una tradición que al principio fue inválida por haberse hecho sin voluntad del tradente o de
su representante, se valida retroactivamente por la ratificación del que tiene facultad de enajenar la
cosa como dueño o como representante del dueño."
El art. 673 expresa que para que sea válida la tradición se requiere también el
consentimiento del adquirente o de su representante, y señala que la tradición que fue inválida en
un principio por haber faltado este consentimiento se valida retroactivamente por la ratificación.
(debió decir confirmación ya que se trata de la confirmación de un acto inoponible y no de una
ratificación de nulidad ya que la N. absoluta no puede ratificarse, lo mismo en el caso anterior).
Error en la tradición, puede haber vicios del consentimiento, pero aquí hay normas especiales
para el error 676:
* Error en la identidad de la especie que debe entregarse, vicia el consentimiento y trae la nulidad
del acto, se discute si es nulidad absoluta o relativa.
79
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Esta norma que anula la tradición por el error en la persona es una norma de excepción, ya
que el error sobre la persona no anula el consentimiento sino sólo cuando la consideración a ella
sea la causa principal o determinante del acto o contrato.
* Error en cuanto al título, el antecedente que justifica una tradición es un contrato anterior que toma
el nombre de título, como acto jurídico, de ahí que todo vicio del contrato se traslada a la tradición.
Así el error en cuanto a la naturaleza del título como cuando una parte entiende que hay
compraventa y otra donación. ambos son títulos translaticios, pero diferentes en su naturaleza; o
cuando una persona entiende que hay título translaticio y la otra título de mera tenencia.(677).
Art.678 "Si la tradición se hace por medio de mandatarios o representantes legales, el error
de éstos invalida la tradición."
3.- Debe existir un título translaticio de dominio que sea válido; Art.675 "Para que valga la tradición,
se requiere un título translaticio de dominio, como el de venta, permuta o donación.
Se requiere además que el título sea válido respecto de la persona a quien se confiere. Así
el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges. "
Lo anterior significa que el título debe ser justo.
Título translaticio de dominio, es aquél que por su naturaleza sirve para transferirlo, como la venta,
la permuta, la donación entre vivos.(703)
80
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
En el Repertorio el conservador anota los títulos que se le presentan para inscribir con la
fecha de la presentación. Esto tiene importancia para el caso en que el conservador se niegue a
inscribir, cuando el título no reúna los requisitos exigidos, en ese caso puede el requirente dentro del
plazo de dos meses corregir los errores del título, y la inscripción se retrotraerá a la fecha de la
anotación en el repertorio.
2º La constitución de fideicomisos que comprendan o afecten bienes raíces; la del usufructo, uso y
habitación que hayan de recaer sobre inmuebles por acto entre vivos; la constitución, división,
reducción y redención del censo; la constitución de censo vitalicio, y la constitución de la hipoteca.
Las reglas relativas a la hipoteca de naves pertenecen al Código de Comercio;
81
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
2º Todo gravamen impuesto en ellos que no sea de los mencionados en los números 1º y 2º del
artículo anterior, como las servidumbres.
El arrendamiento en el caso del artículo 1962 del Código Civil y cualquiera otro acto o
contrato cuya inscripción sea permitida por la ley;
3º Todo impedimento o prohibición referente a inmuebles, sea convencional, legal o judicial, que
embarace o limite de cualquier modo el libre ejercicio del derecho de enajenar. Son de la segunda
clase el embargo, cesión de bienes, secuestro, litigio, etc.
Para el caso de inscribir una propiedad que no haya estado inscrita con anterioridad el
conservador exigirá que se haya cumplido con ciertas diligencias previas,
a) Deberán las partes dar publicidad de la transferencia por medio de tres avisos en un periódico del
departamento o de la capital de la provincia.
b) Deberán poner un cartel fijado durante 15 días en la oficina del conservador donde se exprese el
nombre de las personas que transfieren, los limites y nombres de la propiedad.
El conservador deberá certificar las circunstancias anteriores al pie del cartel y lo protocolizará, la
inscripción no podrá hacerse sino hasta treinta días después de otorgado dicho certificado.
3º La inscripción especial prevenida en el inciso 3º: sin ésta no podrá el heredero disponer por sí
solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido."
*** Posesión Legal, es la que se otorga al heredero por el solo ministerio de la ley, no requiriendo ni
corpus ni animus.
*** Posesión material o real, es la que tiene aquél que se presenta ejecutando actos de heredero.
*** Posesión efectiva, es el decreto judicial que reconoce a una persona la calidad de heredero,
pero este derecho que se reconoce no es excluyente, ya que se otorga al heredero aparente, tiene
valor mientras otras personas no se presentan con iguales o mejores derechos.(relación 704
82
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Nº4).**** Cabe señalar que desde el punto de vista procesal la resolución que concede la posesión
efectiva es de acuerdo al art.158 del C.P.C. un "Auto", ya que falla un incidente sin establecer
derechos permanentes en favor de las partes.
Sanción por la omisión de las inscripciones establecidas por el art.688 del Código Civil, La
sanción está establecida en el art.696 que señala: "Los títulos cuya inscripción se prescribe en los
artículos anteriores, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho, mientras la
inscripción no se efectúe de la manera que en dichos artículos se ordena; pero esta disposición no
regirá sino respecto de los títulos que se confieran después del término señalado en el reglamento
antedicho."
Clases de tradición:
T. Real. Art.684 nº 1: permitiéndole la aprehensión material de la
cosa presente, y
Art.685: Cuando con permiso del dueño de un predio se
toman piedras, frutos u otras cosas.
Tradición de los derechos reales sobre una cosa corporal mueble
T. Ficta. : 1º T. Simbólica 684 Nºs 3, 4, 2º T. de larga mano
(mostrándola), 3º T. de corta mano Nº 5, 1ªparte; 4º Cláusula
de constitutum posesorio Nº5, 2ª parte.
83
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
** El tradente no es dueño de la cosa, sólo transfiere los derechos que tenga sobre la cosa, siempre
que éstos sean transferibles.
Art. 682 "Si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su
nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo
tradente sobre la cosa entregada.
Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse éste transferido
desde el momento de la tradición."
Art.683 " La tradición da al adquirente, en los casos y del modo que las leyes señalan, el
derecho de ganar por la prescripción el dominio de que el tradente carecía, aunque el tradente no
haya tenido ese derecho."
** El tradente es mero tenedor de la cosa, el adquirente podrá ganar por la prescripción cuando
estaba de buena fe, ya que ahí pasa a ser poseedor regular, sirviéndole como justo título la
tradición.
En los dos casos anteriores si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá
haberse éste transferido desde el momento de la tradición.
** Tradición sujeta a modalidades, el art.680 inc.1º señala " La tradición puede transferir el dominio
bajo condición suspensiva o resolutoria, con tal que se exprese."
En este sentido los tribunales han entendido que también se extiende a la condición
resolutoria tácita porque se trata de un acto jurídico bilateral, y de acuerdo al art. 1489 en todo
contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo
pactado.
Art.680 inc 2º: Verificada la entrega por el vendedor se transfiere el dominio de la cosa
vendida, aunque no se haya pagado el precio, a menos que el vendedor se haya reservado el
dominio hasta el pago, o hasta el cumplimiento de una condición."
Art.681: "Se puede pedir la tradición de todo aquello que se deba, desde que no haya plazo
pendiente para su pago; salvo que intervenga decreto judicial en contrario."
84
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
b) Extensión: Por medio de este modo de adquirir pueden adquirirse tanto los derechos reales
como los derechos personales, salvo los derechos que la ley declara intransmisibles, y las
obligaciones, salvo las intransmisibles:
Derechos Intransmisibles:
El usufructo, uso y habitación, la expectativa del fideicomisario, las expectativas del
asignatario condicional, el derecho de alimentos, los derechos que tienen como término la muerte
del que los goza como el censo y la renta vitalicia, el mandato termina por la muerte del mandante o
del mandatario.
Obligaciones Intransmisibles:
Las obligaciones que suponen una aptitud especial del deudor, las que tienen como
fundamento la confianza entre acreedor y deudor, las obligaciones contraídas por los miembros de
una corporación, tampoco la solidaridad pasiva.
Como modo de adquirir requiere un título que puede ser el testamento o la ley. (sucesión
testamentaria o intestada o abintestato).
49.- PRESCRIPCION
a) CONCEPTO
b) FUNDAMENTOS
c) REGLAS COMUNES
d) CLASIFICACION
e) REQUISITOS
f) INTERRUPCION Y SUSPENSION
g) INTERVERSION
h) PRESCRIPCION DE DERECHOS REALES Y PERSONALES
a) Concepto: Art.2.492: "La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las
acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones
y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.
Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción."
85
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La renuncia es tácita cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que
reconoce el derecho del dueño (poseedor) o del acreedor.(deudor).
Para poder renunciar a la prescripción es necesario tener capacidad para enajenar, es decir
debe tener capacidad de ejercicio, de ahí que para que el representante legal de una persona
pueda renunciar a la prescripción debe cumplir con las mismas formalidades que para enajenar
bienes de su representando.
3.- Las reglas de la prescripción se aplican tanto a favor como en contra del estado,
municipalidades, iglesias, etc.
Extintiva: Es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, por no haberse ejercido dichas
acciones y derechos, durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. El
elemento esencial es el no ejercicio de los derechos y acciones durante un cierto tiempo.
Adquisitiva: Es un modo de adquirir las cosas ajenas, por haberse poseído las cosas, durante cierto
lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.(2492) Lo esencial es la posesión.
Prescripción Ordinaria:
Art. 2.507: "Para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular no
interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren."
Art. 2.508: "El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de dos años para los muebles
y de cinco para los bienes raíces."
Prescripción Extraordinaria:
Art.2.510: "El dominio de cosas comerciales que no ha sido adquirido por la prescripción
ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a expresarse:
1ª Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno.
2ª Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de la falta de un título adquisitivo de
dominio.
3ª Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe, y no dará lugar a la
prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias:
86
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos diez años se haya reconocido
expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción;
Que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni
interrupción por el mismo espacio de tiempo."
Art. 2.511: "El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de
diez años contra toda persona y no se suspende a favor de las enumeradas en el artículo 2.509.
Art. 2512: "Los derechos reales se adquieren por la prescripción de la misma manera que el
dominio, y están sujetos a las mismas reglas, salvas las excepciones siguientes:
1ª El derecho de herencia y el de censo se adquieren por la prescripción extraordinaria de diez
años, (salvo el caso del heredero putativo en que sí se le ha concedido la posesión efectiva por
decreto judicial esta le servirá de justo título y podrá oponer a la acción de petición de herencia la
prescripción de cinco años.( Art.704 inc final en relación Art.1.269)
2ª El derecho de servidumbre se adquiere según el artículo 882 (5 años pero sólo tratándose de las
continuas y aparentes)
** 2.- Que se haya poseído la cosa, es decir que se haya tenido la cosa con ánimo de señor y
dueño.
La posesión debe ser pública, tranquila, continua y no interrumpida.
** 3.- Que la posesión haya durado el tiempo exigido por la ley, es decir si se trata de la ordinaria
son 2 años para los muebles y 5 para los inmuebles, y si es extraordinaria son 10 años para toda
clase de bienes.
f) Interrupción y Suspensión:
Interrupción: Se produce cada vez que falta la posesión (natural) o cada vez que cesa la inactividad
de parte del dueño de la cosa (civil). Se produce por hechos externos sean naturales como una
inundación o humanos como la acción judicial.
87
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
1.- Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos
posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada, pero en este caso no
se pierde todo el tiempo anterior sino que sólo se descuenta el tiempo durante el cual no pudo
ejercerce actos posesorios, pero si la inundación dura más de cinco años rige la norma del art. 653,
es decir se interrumpe la posesión.
2.- Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona, en este caso hay que
distinguir:
*** Si se recobra la posesión por vías de hechos se pierde el tiempo anterior.
*** Si se recobra por medios legales, o sea mediante el ejercicio de la acción posesoria (también la
reivindicatoria para el poseedor regular) se entiende que nunca se ha interrumpido, esto guarda
relación con el art.731 que establece que el que recupera legalmente la posesión perdida, se
entenderá haberla tenido durante el tiempo intermedio.
La interrupción natural puede ser alegada por cualquier persona que tenga interés en ello.
Interrupción Civil: Es aquella que se produce cuando cesa la inacción del verdadero dueño o
del que pretende ser tal.
Art. 2.503: "Es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la
cosa, contra el poseedor." Es decir se refiere a la acción reivindicatoria, la que debe ser notificada
para producir el efecto de interrumpir la prescripción.
Pero ni aún la acción judicial (notificada) interrumpe la prescripción en los siguientes casos:
1. - Cuando la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal.
2. - Cuando el recurrente se desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la
instancia.
3. - Cuando el demandado obtuvo sentencia de absolución.
La interrupción civil sólo puede alegarla el que ha entablado la acción, salvo el caso del
art.2.504 cuando la cosa pertenece a varias personas la interrupción respecto de una de ellas, la
interrumpe también respecto de las otras.
Suspensión: Es el beneficio establecido por la ley a ciertas personas, para que en su contra no
corra la prescripción, mientras dura su incapacidad o el motivo que ha tenido en vista el legislador.
Art.2.509: "La prescripción ordinaria puede suspenderse, sin extinguirse; en ese caso,
cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno
hubo.
Se suspende la prescripción ordinaria en favor de las personas siguientes:
1º Los menores; los dementes; los sordomudos; y todos los que estén bajo potestad paterna, o bajo
tutela o curaduría;
2º La mujer casada en sociedad conyugal mientras dure ésta;
3º La herencia yacente.
No se suspende la prescripción en favor de la mujer divorciada o separada de bienes,
respecto de aquellos que administra.
La prescripción se suspende siempre entre cónyuges."
88
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
3º En cuanto a quién puede alegarla: La suspensión sólo puede alegarla aquél en cuyo favor está
establecida, la interrupción puede alegarla cualquiera que tenga interés en ella cuando es natural y
el que entabló la ación cuando es civil.
Los derechos personales no pueden ganarse o adquirirse por prescripción adquisitiva, pero
de acuerdo al art.1.567 es un modo de extinguir las obligaciones.
50.- DE LA POSESION
a) CONCEPTO
b) NATURALEZA JURIDICA
c) CLASES
d) REQUISITOS
e) POSESION REGULAR E IRREGULAR
f) ADQUISICION, CONSERVACION Y PERDIDA
g) PROTECCION: ACCIONES POSESORIAS, ACCION PAULIANA.
a) Concepto: Art.700: "La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o
dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la
tenga en lugar y a nombre de él.
El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo."
Puede decirse que la posesión es un hecho protegido por el derecho.
89
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Los derechos de familia: NO, aunque el art.309 habla de la posesión notoria del estado en
este caso la "posesión" tiene un significado diverso, esto es, no referido a la definición del Art.700,
ya que el estado civil no puede adquirirse por prescripción, ahí la posesión es un hecho social y no
sirve para adquirir un estado sino para probar un estado.
Del análisis de los art.310 y 311 se desprende que la posesión notoria en el caso del hijo
legítimo y del matrimonio está constituida por hechos notorios, públicos, que tradicionalmente
consisten en el trato, nombre, y fama que la persona ha tenido frente a terceros, y de acuerdo al
art.313 se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que lo establezcan de un modo
irrefragable; particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la
respectiva partida, o la pérdida o extravío del libro o registro, en que debiera encontrarse.
c) Clases de posesión:
Justo Título: auténtico
válido
real
Posesión útil:
Regular ---> Justo título
Buena fe al momento de adquirirla Art. 702
Tradición (cuando se invoca t. translaticio)
Posesión Inútil o viciosa: Es aquella que no habilita para ganar la cosa por prescripción ni está
protegida por las acciones posesorias.
Art.709: Son posesiones viciosas la violenta y la clandestina.
90
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art.710: La posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza, esta puede ser actual o
inminente.
La violencia sólo puede invocarla la persona perjudicada por ella y no importa en contra de
quién se ejerció.
Art.711: El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa, y volviendo el dueño le repele,
es también poseedor violento.
Art.713: Posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho
para oponerse a ella.
Como es una posesión inútil o viciosa no habilita para adquirir por prescripción ni está
amparada por las acciones posesorias.
La diferencia entre la violenta y la clandestina es que la violencia es un vicio temporal, es
decir sólo al momento de la adquirir la posesión, pero la clandestinidad debe subsistir durante todo
el ejercicio. Además solo puede invocar la clandestinidad el que tiene derecho a oponerse a ella.
OJO: Tanto la posesión violenta como la clandestina cuando deja de existir el vicio, sea fuerza o
clandestinidad se transforman en posesiones útiles que habilitan para prescribir.
Posesión útil: Es aquella que habilita para prescribir, de manera que por el transcurso del tiempo
se puede adquirir el dominio de la cosa por prescripción.
POSESION REGULAR: Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido
adquirida de buena fe; aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión.
1º Justo Título:
Título: Es la causa que habilita para adquirir el dominio, el antecedente jurídico que viene a justificar
el hecho material que ocasiona el nacimiento o el traspaso de los derechos reales.
91
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La doctrina define el justo título como aquél exento de vicios, y que normalmente conduce a la
prescripción. El código no define el justo título pero sí señala cuales no son justos títulos.
Art. 704: "No es justo título:
1º El falsificado, esto es, no otorgado realmente por la persona que se pretende; (art.17)
2º El conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo;
3º El que adolece de un vicio de nulidad, como la enajenación que debiendo ser autorizada por un
representante legal o por decreto judicial, no lo ha sido; y
4º El meramente putativo, como el heredero aparente que no es en realidad heredero; el del
legatario cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior, etc.
Sin embargo, al heredero putativo a quién por decreto judicial se haya dado la posesión
efectiva, servirá de justo título el decreto; como al legatario putativo el correspondiente acto
testamentario que haya sido judicialmente reconocido."
Clases de títulos:
T. Constitutivo de dominio, se adquiere el dominio y la posesión, son la ocupación, la accesión y
según el código la prescripción.
T. Translaticio de dominio, porque por su naturaleza sirven para transferirlo, son la venta, la
permuta, la donación entre vivos, el aporte en propiedad a una sociedad, la transacción cuando
recae sobre un objeto no disputado.
T. Declarativos de dominio, son aquellos que se limitan a reconocer un derecho ya existente, ej.
Sentencias judiciales.
2º Buena fe: "La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios
legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio." (706 inc 1º).
Para que haya justo título basta que la buena fe haya existido al momento de la adquisición,
aunque después no subsista.702 inc 2º.
Error en la adquisición:
De acuerdo al art.706 inc 3º un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe.
Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no
admite prueba en contrario. (relación art.8 no se puede alegar ignorancia de la ley después que
esta haya entrado en vigencia).
Prueba de la buena fe: Art. 707 " La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley
establece la presunción contraria.
En todos los otros la mala fe deberá probarse."
Art.94 Nº 6: Cuando los poseedores de los bienes del desaparecido hayan sabido y ocultado
la verdadera muerte del desaparecido, o su existencia, constituye mala fe.
92
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La aplicación del principio de la presunción de buena fe es amplio, así lo han establecido los
tribunales, fundados en lo establecido en el art.1459 que señala que el dolo debe probarse, a
contrario sensu la buena fe se presume; esto tiene gran importancia porque hay muchas
instituciones que se basan en la buena fe, por ejemplo, el matrimonio putativo (art.122).
Art.670 "La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega
que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intensión de transferir el
dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo.
Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales."
El Art.702 agrega: "Para que la tradición sea válida debe ser hecha voluntariamente por el
tradente o por su representante."
Ventajas de la posesión regular:
1.- Por la posesión regular el poseedor se hace dueño de los frutos naturales o civiles, siempre que
esté de buena fe a la época de la percepción de ellos. <646, 648>.
2.- El poseedor regular está protegido por la acción reivindicatoria del Art.894 que toma al nombre
de publiciana, con la única limitación que no se puede entablar en contra del verdadero dueño ni
contra el que posea con igual o mejor derecho.
3.- La posesión regular conduce a la prescripción ordinaria de 2 años para los muebles y 5 años
para los inmuebles.
POSESION IRREGULAR: Art. 708: " Posesión irregular es la que carece de uno o más de los
requisitos señalados en el art.702."
(título justo, buena fe, y tradición si es título traslaticio de dominio.)
Ventajas:
1º La presunción de dominio establecida en el art. 700 inc 2º también se aplica al poseedor irregular.
2º Puede adquirir el dominio de la cosa por medio de la prescripción extraordinaria de diez años.
Desventajas:
1º El poseedor irregular NO tiene derecho a los frutos.
2º No está amparado por la acción publiciana del Art.894.
Art. 717: "Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor, principia
en él; a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con
sus calidades y vicios.
Podrá agregarse en los mismos términos a la posesión propia la de una serie no
interrumpida de antecesores."
93
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Pero si el mandatario no tiene capacidad para adquirir la posesión, no podrá adquirir ésta ni
para otra persona.(723)
2º Cuando el que adquiere la posesión para otra persona no es mandatario o representante de ella,
sino un agente oficioso, en este caso se requiere el conocimiento y aceptación de la persona para
quién se adquirió la posesión, pero una vez aceptada se retrotraen los efectos al momento en que el
agente oficioso tomó la posesión de la cosa.
Sólo el heredero tiene la posesión legal, que no requiere ni el corpus ni el animus.( relación
688).
Art.727: "La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida mientras se halla bajo el
poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero."
94
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 726: "Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de
hacerla suya; menos en los casos que las leyes expresamente exceptúan."
2.- Cuando sin pasar la posesión a otras manos, se hace imposible el ejercicio de actos posesorios,
como sucede, cuando una heredad ha sido permanentemente inundada (2502 Nº1), o cuando un
animal bravío recupera su libertad o uno domestico no vuelve al amparo y dependencia de quién lo
poseía.(619 y 608 inc.2).
3.- En el caso de las especies y objetos que se lanzan al mar para aligerar la nave, pero puede el
dueño reivindicarlas si otro las salva (624 inc. final).
*** Para adquirir la posesión irregular de un inmueble no inscrito, en este caso hay opiniones
encontradas, para algunos del art. 724 se desprende que debe inscribirse al señalar sin distinguir "si
la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción en el registro del conservador,
nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio.", pero para otros esto debe
armonizarse con los arts. 726 y 729, y de esa forma el 724 no se aplica en el caso de los inmuebles
no inscritos sino sólo para los inscritos.
Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya;
menos en los casos que las leyes expresamente exceptúan, esta excepción son los inmuebles
inscritos.
Cuando se enajena la cosa, ya que pierde el corpus y el animus.
Cuando sin pasar la posesión a otras manos, se hace imposible el ejercicio de actos
posesorios, como sucede, cuando una heredad ha sido permanentemente inundada.
95
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
INMUEBLES INSCRITOS:
Existen en el código una serie de disposiciones que constituyen lo que se llama la "Teoría
de la Posesión Inscrita", estos son:
Art. 686: "Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el
registro del conservador.
De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso
constituidos en bienes raíces, de los derechos de habitación o de censo y del derecho de hipoteca.
Acerca de la tradición de las minas se estará a lo prevenido en el Código de Minería."
Art. 696: "Los títulos cuya inscripción se prescribe en los artículos anteriores, no darán o transferirán
la posesión efectiva del respectivo derecho, mientras la inscripción no se efectúe de la manera que
en dichos artículos se ordena; pero esta disposición no regirá sino respecto de los títulos que se
confieran después del término señalado en el reglamento antedicho."
Art. 724: "Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción en el registro del
conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio."
Art. 924: "La posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción y mientras ésta
subsista, y con tal que haya durado un año completo, no es admisible ninguna prueba de posesión
con que se pretenda impugnarla."
Art. 728: "Para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, sea por
voluntad de las partes, o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho
a otro, o por decreto judicial.
Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título
inscrito, no adquiere la posesión de ella ni pone fin a la posesión existente."
Art. 730: "Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro, la usurpa dándose por dueño de ella,
no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, a menos que el usurpador enajene a
su propio nombre la cosa. En este caso la persona a quién se enajena adquiere la posesión de la
cosa, y pone fin a la posesión anterior.
Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito, se da por
dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, sin la
competente inscripción."
Art. 2.505: "Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces, o de
derechos reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro título inscrito; ni empezará a correr sino
desde la inscripción del segundo."
96
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Actualmente casi todos los profesores estiman que es necesaria la inscripción aún para
adquirir la posesión irregular.
Recuperación de la posesión:
Art. 731: "El que recupera legalmente la posesión perdida, se entenderá haberla tenido
durante todo el tiempo intermedio."
g) ACCIONES POSESORIAS:
Art. 916: "Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de
bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos."
Estas acciones no son reales ni personales porque siendo la posesión un hecho no puede
calificárseles de una u otra. Pero si pudiera hacerse serían reales, ya que amparan la posesión
(hecho) de derechos reales y pueden ejercerse sin respecto a determinada persona.
Las acciones posesorias tienen siempre el carácter de inmuebles, ya que las cosas respecto
de las cuales se ejercen son siempre inmuebles, lo que es importante en cuanto determina la
97
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
competencia de los tribunales, así el art. 135 del COT. señala: "Si la acción entablada fuere
inmueble, será competente para conocer del juicio el juez del lugar que las partes hayan estipulado
en la respectiva convención. A falta de estipulación será competente, a elección del demandante:
1º El juez del lugar donde se contrajo la obligación; o
2º El del lugar donde se encontrare la especie reclamada.
REIVINDICATORIA POSESORIA
Pero en el caso del usufructuario, usuario y del habitador, de acuerdo al art.922 pueden
ejercer por sí las acciones posesorias, y son meros tenedores de la cosa pero sobre sus derechos
son poseedores.
2.- Que la cosa este amparada por la acción posesoria (bienes inmuebles o derechos reales
constituidos en ellos), pero no sobre las servidumbres discontinuas e inaparentes ya que estas no
pueden ganarse por prescripción, y de acuerdo al Art.917 sobre las cosas que no pueden ganarse
por prescripción no puede haber acción posesoria.
98
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Tampoco puede intentarse acción posesoria respecto del derecho real de herencia, porque
es una universalidad jurídica, pero nada obsta que se intente respecto de un inmueble determinado.
La acción posesoria no cabe entre comuneros, ya que entre ellos no hay lugar a la
prescripción.
3.- Debe intentarse dentro del plazo que establece la ley, que es de un año, ya que para intentar la
acción posesoria se necesita de la posesión durante un año, por lo que después de este plazo el
"turbador" estará amparado por la acción posesoria.
Las aciones posesorias se tramitan en juicios sumarios que reciben el nombre de interdictos
posesorios.
Art. 925: "Se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos, de aquellos a que sólo da
derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos, las
plantaciones o sementeras, y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que
disputa la posesión."
Querella de Amparo:
Concepto: Es la que tiene por objeto conservar la posesión de bienes raíces o de derechos reales
constituidos en ellos.
Sólo puede entablarla en poseedor útil.
99
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Supone que el poseedor conserva aún la posesión, pero que ha sido molestado o
perturbado en esta posesión.
Puede intentarse aún contra el dueño, ya que se dirige contra cualquiera que perturbe la
posesión.
Procedimiento:
1.- El escrito debe contener los requisitos del art.254 del CPC, pero además debe:
** Indicar que ha poseído el derecho que se pretende amparar, él sólo o sumando la posesión de
sus antecesores, tranquila e ininterrumpidamente durante un año completo,
2.- El tribunal citará a una audiencia de contestación y prueba para el quinto día hábil después de la
notificación.
3.- El demandado que quiera presentar testigos deberá presentar una lista por lo menos antes de
las doce del día anterior a la audiencia.
4.- Cada parte puede presentar hasta cuatro testigos por cada hecho que debe ser acreditado.
5.- Concluida la audiencia de prueba se citará a las partes a oír sentencia, la que se dictará de
inmediato o a mas tardar dentro de tercero día.
Querella de Restitución:
Concepto: Es la que tiene por objeto recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales
constituidos en ellos.
Art. 926: "El que injustamente ha sido privado de la posesión, tendrá derecho para pedir que
se le restituya, con indemnización de perjuicios."
Puede entablarla sólo el poseedor útil.
Esta acción puede dirigirse no sólo contra el usurpador sino contra todo el que deriva su
posesión del usurpador, a cualquier título que la haya adquirido.
Q. de Amparo Q. de Restitución
100
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Querella de Restablecimiento:
Concepto: Es aquella acción que se otorga al que ha sido despojado violentamente de la posesión o
mera tenencia de un inmueble, y a fin de que se le restablezca al estado en que se estaba antes de
esa violencia.
Características especiales:
1. Basta acreditar la violencia, no es necesario probar la posesión.
2. Puede entablarse por el poseedor vicioso y aún el mero tenedor.
3. Prescribe en seis meses.(928).
Denuncia de Obra Nueva: Art. 930 y 931: El poseedor tiene derecho para pedir que se prohiba
toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo de que está en posesión, y asimismo la que
embarace el goce de una servidumbre legítimamente constituida sobre el predio sirviente.
Obras nuevas denunciables: Art. 931
Las que construidas en el predio sirviente embarazan el goce de una servidumbre constituida en
él.
Las construcciones que se trata de sustentar en edificio ajeno, que no está sujeto a tal
servidumbre.
Toda obra voladiza que atraviesa el plan vertical de la línea divisoria de dos predios, aunque no
se apoye sobre el predio ajeno, ni dé vista, ni vierta aguas lluvias sobre él.
Tampoco tendrá derecho a embarazar la debida limpieza en los caminos, acequias, cañerías,
etc.
Tramitación:
101
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
1. Una vez presentada la demanda para la suspensión de una obra nueva, el juez decretará la
suspensión provisionalmente y mandará que se tome razón del estado y circunstancias de la
obra y que se aperciba al que la está ejecutando con la demolición o destrucción, a su costa, de
lo que en adelante se haga. En la misma resolución mandará citar al denunciante y al
denunciado a la audiencia del quinto día hábil, debiendo en ella presentarse los documentos y
medios probatorios en que las partes funden sus pretensiones.
2. La sentencia deberá dictarse dentro del plazo de tres días desde que quede en estado de ser
dictada.(después del comparendo o una vez que se entregue el dictamen del perito si se hubiere
pedido).
3. La sentencia en todo caso condenará en costas.
4. Será apelable en ambos efectos la sentencia que ordene la demolición.
Denuncia de Obra Ruinosa: Arts. 932 y ss. : Tiene por objeto evitar que el mal estado de los
edificios o construcciones vecinas entorpezcan el ejercicio de la posesión. También por los árboles.
Objetivos:
- Obtener que la destrucción del edificio ruinoso,
- Que se repare si se puede,
- Obtener que el dueño rinda caución para indemnizar los perjuicios, cuando el daño que se teme no
es de gravedad.
Tramitación:
Tratándose de la denuncia de obra ruinosa el juez a la brevedad deberá, con notificación de
las partes, concurrir al lugar acompañado de un perito, puede también delegar en otro ministro de fe
esta concurrencia, una vez practicada la diligencia deberá citar a las partes a oír sentencia la que
deberá dictar dentro de tercero día.
Acciones posesorias especiales destinadas a proteger el goce de las aguas: Arts. 937,
941, 942, 943.
Art. 937: Ninguna prescripción se admitirá contra las obras que corrompan el aire y lo hagan
conocidamente dañoso.
Art. 941: El dueño de una casa tiene derecho para impedir que cerca de sus paredes haya
depósitos o corrientes de agua, o materias húmedas que puedan dañarla.
Tiene asimismo derecho para impedir que se planten árboles a manos distancia que la de
quince decímetros,(metro y medio) ni hortalizas o flores a menos distancia que la de cinco
decímetros (50 cm).
Si los árboles fueren de aquellos que extienden a gran distancia sus raíces, podrá el juez
ordenar que se planten a la que convenga para que no dañen a los edificios vecinos: El máximum
de la distancia señalada por el juez será de cinco metros.
Los derechos concedidos en este artículo subsistirán contra los árboles, flores u hortalizas
plantadas, a menos que la plantación haya precedido a la construcción de las paredes."
102
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 942: "Si un árbol extiende sus ramas sobre suelo ajeno, o penetra en él con sus raíces,
podrá el dueño del suelo exigir que se corte la parte excedente de las ramas, cortar él mismo las
raíces.
Lo cual se entiende aun cuando el árbol esté plantado a la distancia debida."
Art. 943: "Los frutos que dan las ramas tendidas sobre terreno ajeno, pertenecen al dueño
del árbol; el cual, sin embargo, no podrá entrar a cogerlos sino con permiso del dueño del suelo,
estando cerrado el terreno.
El dueño del terreno será obligado a conceder este permiso, pero sólo en días y horas
oportunas, de que no le resulte daño."
Tratándose de plazas, caminos, y otros lugares de uso público se concede acción popular
para intentar las acciones posesorias especiales (D.O. Nueva, D.O. Ruinosa y Acc. posesorias
especiales destinas a proteger el goce de las aguas). Art.948
a) Concepto: Art. 714 " Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño,
sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario,
103
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
el que tiene derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada, o
cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece.
Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno."
Existe cuando se está reconociendo un derecho ajeno o cuando se tiene una cosa a nombre
de otro.
b) Efectos: La mera tenencia no habilita para ganar la cosa por prescripción, salvo en el caso del
Art. 2510 Nº3, caso en que el título de mera tenencia hace presumir la mala fe, y no dará derecho a
ganar por prescripción a menos de concurrir estas dos circunstancias:
1º Cuando el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos diez años se haya
reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción;
2º Que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni
interrupción por el mismo espacio de tiempo.
c) Protección:
La mera tenencia esta amparada por el Art. 928 que concede la Querella de
Restablecimiento al que ha sido despojado violentamente de la posesión o mera tenencia de un
inmueble, y a fin de que se le restablezca al estado en que se estaba antes de esa violencia.
a) Concepto: La obligación es un vínculo jurídico entre personas determinadas, en cuya virtud una
se encuentra para con la otra en la necesidad de dar, hacer o no hacer una cosa.
104
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La obligación es un vínculo:
Es decir es una relación entre determinadas personas. Es un vínculo de derecho es decir
sancionado por la ley que la persona no puede romper sino realizando la prestación debida,
generalmente mediante el pago.
Objeto de la Obligación:
Prestación que puede ser positiva o negativa, acción u omisión. La prestación positiva puede
consistir en dar, hacer y la negativa en no hacer algo.
Derecho personal y obligación no son sino una sola y misma cosa, enfocada desde ángulos
diferentes.
Desde el punto de vista activo, se denomina "derecho personal" o "crédito"; desde el punto
de vista pasivo "deuda" u "obligación".
El término obligación sirve para designar la relación jurídica total, con prescindencia del
papel que en ella desempeñan las partes. Por ello el estudio de los derechos personales se
denomina "Teoría general de las Obligaciones".
Las fuentes de las obligaciones son los hechos de que proceden, las causas que las
generan.
Art. 1437: "Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más
personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se
obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y
cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia."
105
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
De ahí que se considere que las fuentes de las obligaciones no son otras que el contrato y la
ley, e incluso algunos más avanzados consideren sólo a la ley, ya que es esta es la que da validez a
un contrato como creador de una obligación.
Art. 1460: "Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata
de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración."
Las obligaciones Positivas pueden ser de dar o hacer, y las negativas de no hacer.
Obligación de Dar: Es la que tiene por objeto transferir el dominio o constituir un derecho real.
La obligación de dar resulta de aquellos contratos que constituyen títulos traslaticios de dominio,
porque sirven por su naturaleza para transferirlo, estas obligaciones se cumplen mediante la
tradición, de ahí que el art. 1548 establece que la obligación de dar contiene la de entregar la cosa,
y el art. 1526 Nº 2 agrega que si la obligación es de dar una especie o cuerpo cierto aquel de los
codeudores que lo posee es obligado a entregarlo.
Obligación de Hacer y No Hacer: La obligación de hacer tiene por objeto la ejecución de un hecho
cualquiera, material o jurídico.
106
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
su arbitrio solicitar que se apremie al deudor para que cumpla con su obligación, que se le autorice
hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor, o bien la indemnización de los perjuicios
causados.
3º.- Importa para determinar si son derechos y acciones muebles o inmuebles, las de dar serán
muebles o inmuebles según la cosa debida, pero las de hacer y no hacer son siempre muebles
porque los hechos que se deben se reputan muebles.(581).
4º.- Sólo en las obligaciones de dar y hacer es necesario que el deudor este en mora para poder
pedir indemnización de perjuicios pero en las de no hacer basta la realización del hecho prohibido.
Importancia de la clasificación:
1º.- En las obligaciones de especie o cuerpo cierto el deudor debe entregar precisamente la cosa
debida, y debe conservarla y cuidarla hasta la entrega (el cuidado requerido dependerá de si el
contrato reporta beneficios sólo al acreedor, sólo al deudor ó a ambos), en cambio en las de género
se cumple la obligación entregando cualquier especie de calidad media de ese género, ya que el
acreedor no puede pedir ningún individuo en especial sino sólo uno del género debido, como
tampoco puede oponerse a que el deudor enajene o destruya cosas de ese género, mientras
subsistan otras para el cumplimiento de la obligación.
2º.- Las obligaciones de especie o cuerpo cierto se extinguen por la pérdida fortuita de la cosa
debida, ya que si la pérdida es culpable la obligación del deudor subsiste pero varía de objeto, es
obligado a pagar el valor de la cosa y a indemnizar los perjuicios, en cambio en las obligaciones de
género la pérdida de algunas cosas no extingue la obligación porque el género no perece.
PARALELO
107
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
* Los riesgos de la cosa * Los riesgos son del son del acreedor.
deudor.
De Simple Objeto Múltiple; Son aquellas obligaciones en que se deben copulativamente varias
cosas, de modo que el deudor se libera prestándolas o ejecutándolas todas.
Alternativas; Art. 1499: "Obligación Alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal
manera que la ejecución de una de ellas, exonera la ejecución de las otras."
** Si la elección corresponde al deudor puede enajenar y destruir todas las demás con tal
que reste una para cumplir la obligación.
** Si la elección corresponde al acreedor, no podrá el deudor enajenar o destruir ninguna de
las cosas, y si lo hiciere podrá el acreedor pedir el valor de la cosa y la indemnización de perjuicios
correspondiente o cualquiera de las cosas restantes.
La pérdida total de la cosa por caso fortuito extingue la obligación, sin importar a quién
correspondía la elección.
La pérdida parcial por caso fortuito, la obligación subsiste sobre las cosas que restan.
108
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La pérdida parcial culpable, si la elección es del deudor pagará con la cosa o cosas que
subsistan, si la elección es del acreedor podrá a su antojo elegir la cosa que subsista o el valor de la
que ha perecido con indemnización de perjuicios.
Facultativas; Art.1505 :" Obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada,
pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa."
Son aquellas en que se debe una cosa, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar
con esta o con otra cosa que se designa.
PARALELO
109
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
El problema es determinar en que forma habiendo varias personas se debe cumplir o exigir
el cumplimiento de una obligación, de ahí la importancia en determinar si la obligación es:
Simplemente conjunta,
Solidaria o,
Indivisible.
Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los
deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es
solidaria o insólidum.
La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece
la ley."
El Art. 1526 agrega: "Si la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de los
acreedores puede sólo exigir su cuota, y cada uno de los codeudores es solamente obligado al
pago de la suya."
La regla general en las obligaciones simplemente conjuntas es que las cuotas sean iguales,
salvo en el caso de los herederos en que las deudas se dividen a prorrata de sus cuotas en la
herencia.
Efectos de las obligaciones simplemente conjuntas:
110
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
OBLIGACIONES SOLIDARIAS:
Art. 1511 inc 2º: En virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada
uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación
es solidaria o insólidum.
Requisitos de la solidaridad:
1. Pluralidad de sujetos, solidaridad activa o pasiva, ya que será la única forma que pueda darse la
solidaridad.
2. Divisibilidad del objeto, el objeto debido debe ser divisible, de otra manera la obligación sería
indivisible.
3. Unidad de la prestación, todos los deudores deben estar obligados a ejecutar idéntica prestación.
" La cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos, he de ser una misma".(1512)
Aunque se deba por diversos modos.
4. Texto expreso de la ley o expresa declaración de la voluntad que la establezca, así la
solidaridad puede tener como fuente una convención, un testamento o la ley.
5. Extinción total de la obligación por el pago a uno de los acreedores por uno de los deudores.
111
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
- El acreedor puede demandar a cada deudor la totalidad de la deuda, así lo señala el Art. 1514 " El
acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente o contra cualquiera de
ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de división."
Así también el Art. 1515 señala que la demanda intentada por el acreedor contra alguno de
los deudores solidarios, no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte en
que hubiere sido satisfecha por el demandado.
- El pago hecho por un deudor extingue la obligación respecto de todos, lo mismo se aplica a los
demás modos de extinguir las obligaciones.
- Remisión, si ella es total extingue la obligación, pero si es parcial no podrá después el acreedor
ejercer acción contra los deudores solidarios sino rebajando la cuota que corresponda por la
remisión. (Art.1518).
- Novación, Art. 1519, la novación entre el acreedor y uno cualquiera de los deudores solidarios,
libera a los otros, a menos que éstos accedan a la obligación nuevamente constituida, asimismo el
Art. 1645 señala que la novación libera a los codeudores solidarios o subsidiarios que no han
accedido a ella. - Compensación, la que interviene entre el acreedor y uno de varios codeudores
extingue la obligación con respecto a los demás, pero con la limitación que sólo puede invocarla el
deudor solidario que es acreedor del acreedor común.
- Pérdida de la cosa debida, si es fortuita extingue la obligación respecto de todos los deudores, si
es culpable, subsiste la obligación, pero varía de objeto, que pasa a ser el precio de la cosa, pero la
obligación de indemnizar los perjuicios sólo puede reclamarse del deudor culpable de la pérdida.
- Interrupción de la prescripción, aquella que obra en perjuicio de uno de los codeudores perjudica a
los demás.(2519).
Excepciones que puede oponer el deudor solidario, existen aquellas que pueden oponer todos los
codeudores porque resultan de la naturaleza de la obligación, llamadas REALES, otras que sólo
puede oponer cada uno de los codeudores llamadas PERSONALES, y otras MIXTAS.
REALES :
1º Nulidad absoluta,
2º Las modalidades que afectan a toda la obligación,
3º Las causas de extinción de toda la obligación, como el pago, la dación en pago, la novación, la
pérdida de la cosa debida, la confusión, la prescripción.
PERSONALES :
1º La nulidad relativa
2º Las modalidades que afectan sólo a algunos deudores
3º Los privilegios concedidos a algunos deudores, como el beneficio de competencia, la cesión de
bienes.
4º La transacción.
MIXTAS :
1º Remisión, cuando es parcial es personal, pero aún así, el acreedor debe descontar la parte o
cuota de la deuda total, si es total extingue la obligación y es real porque puede oponerla
cualquiera de los codeudores.
112
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
2º Compensación, es personal en cuanto sólo puede alegarla el deudor que tiene un crédito en
contra del acreedor común, pero beneficia a todos los demás porque extingue la obligación
respecto de ellos.
Cuando la extinción de la obligación no es onerosa para uno de los deudores, sea por la
pérdida de la cosa, la prescripción u otro semejante no hay problema, sino que éste se presenta
cuando la obligación se ha extinguido por un medio oneroso para el deudor, de ahí que es
importante determinar si la obligación interesaba a todos los deudores o sólo a algunos.
** Si la obligación interesaba a todos los deudores: El deudor que paga o extingue la obligación de
un modo equivalente, se subroga en los derechos del acreedor, pero limitado a la cuota o parte que
tenga cada deudor en la deuda, es decir deja de ser solidaria.(1522).
** Si la obligación sólo interesaba a algunos: En este caso si la obligación la paga alguno de los
interesados puede accionar en contra de los demás interesados por sus cuotas, y los no
interesados son considerados como fiadores, y si el que paga es uno de los no interesado entonces
se subroga en los derechos del acreedor y podrá exigir el total de la deuda a los demás codeudores
interesados. (1522 inc.2º).
Extinción de la solidaridad:
La solidaridad se extingue con la extinción de la obligación, salvo el caso de la renuncia de
la solidaridad por parte del acreedor o la muerte del deudor.
Renuncia, el acreedor puede renunciar a la solidaridad porque está establecida en su
beneficio, puede ser expresa o tácita, total o parcial.
Muerte de un deudor, en el fondo la solidaridad queda sujeta al hecho de que cada heredero
del deudor es sólo responsable de la deuda a prorrata de su cuota hereditaria.
OBLIGACIONES INDIVISIBLES: Art. 1524 " La obligación es divisible o indivisible según tenga o no
por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota.
Así la obligación de conceder una servidumbre de tránsito o la de hacer construir una casa
son indivisibles; la de pagar una suma de dinero, divisible."
La regla general es que las obligaciones sean a lo menos intelectualmente divisibles, salvo
ciertas excepciones:
113
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
acreedor a quien se ha satisfecho su parte del crédito, no puede remitir la prenda o cancelar la
hipoteca, ni aun en parte, mientras no hayan sido enteramente satisfechos sus coacreedores.
*** 2º.- Si la deuda es de especie o cuerpo cierto aquel de los codeudores que lo posee es obligado
a entregarlo.
*** 3º.- Aquel de los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho imposible el cumplimiento de
la obligación, es exclusiva y solidariamente responsable de todo perjuicio al acreedor.
*** 4º.- Cuando por testamento o por convención entre los herederos, o por la partición de la
herencia, se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de pagar el total de una deuda, el
acreedor podrá dirigirse o contra este heredero por el total de la deuda, o contra cada uno de los
herederos por la parte que le corresponda a prorrata.
*** 5º.- Si expresamente se hubiere estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por
partes, ni aun por los herederos del deudor, cada uno de éstos podrá ser obligado a entenderse con
sus coherederos para pagar el total de la deuda, o a pagarla él mismo, salva su acción de
saneamiento.
Pero los herederos del acreedor, si no entablan conjuntamente su acción, no podrán exigir el
pago de la deuda, sino a prorrata de sus cuotas.
*** 6º.- Si se debe un terreno, o cualquiera otra cosa indeterminada, cuya división ocasionare grave
perjuicio al acreedor, cada uno de los codeudores podrá ser obligado a entenderse con los otros
para el pago de la cosa entera, o a pagarla él mismo, salva su acción para ser indemnizado por los
otros.
Pero los herederos del acreedor no podrán exigir el pago de la cosa entera sino intentando
conjuntamente su acción.
*** 7º.- Cuando la obligación es alternativa, si la elección es de los acreedores, deben hacerla todos
de consuno; y si es de los deudores deben hacerla de consuno todos éstos.
Efectos de las obligaciones divisibles: Art. 1526 inc 1º " Si la obligación no es solidaria ni indivisible,
cada uno de los acreedores puede sólo exigir su cuota, y cada uno de los codeudores es solamente
obligado al pago de la suya; y la cuota del deudor insolvente no gravará a sus codeudores, es decir
si la obligación es indivisible cada deudor está obligado al total y cada acreedor tiene derecho al
total.
114
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Si un deudor paga el total de la obligación tiene derecho a que los demás codeudores le
indemnicen porque en ese caso ha pagado más de lo debido.
PARALELO
Solidaridad Indivisibilidad
115
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
CIVILES Y NATURALES: Art. 1470 " Las obligaciones son civiles o meramente naturales.
Naturales, las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero cumplidas,
autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas.
Pueden ser caucionadas, Arts 1472 y 2338, pero sólo tratándose de cauciones constituidas por
terceros, ya que si se constituyen por el propio deudor no podrán reclamarse como una lógica
consecuencia de carecer de la acción necesaria para ello.
116
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Caso especial: En el caso de la fianza en las obligaciones naturales el fiador no goza del beneficio
de excusión, porque para que lo tenga es necesario que el acreedor pueda proceder primero contra
el deudor, pero en este caso el acreedor no puede perseguir al deudor por carecer de la acción
correspondiente y de ahí que el fiador no goce del beneficio de excusión. No goza tampoco del
beneficio de reembolso porque según las reglas generales cuando el fiador paga al acreedor se
subroga a éste en todos sus derechos y acciones y en este caso el acreedor no tiene acción para
demandar el pago del deudor por lo que tampoco el fiador que paga podrá tenerlo.
Pese a ello, existen otros casos en que se producen los mismos efectos, es decir no dan
acción para exigir su cumplimiento pero una vez cumplidas autorizan para retener el pago, estas
son:
1ª.- Obligaciones derivadas del juego o apuesta lícitos en que predomina el esfuerzo intelectual, que
según el Art.2260 " El juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción.
El que gana no puede exigir el pago.
Pero si el que pierde, paga, no puede repetir lo pagado, a menos que se haya ganado con
dolo."
2ª.- La multa estipulada en los esponsales, que de acuerdo al Art. 98 es la promesa de matrimonio
mutuamente aceptada y se somete enteramente al honor y la conciencia del individuo, y no produce
obligación alguna ante la ley civil, agrega el 99 que no podrá pedirse la multa que por parte de uno
de los esposos se hubiere estipulado a favor del otro para el caso de no cumplirse lo prometido,
pero si se hubiere pagado la multa, no podrá pedirse su devolución.
3ª.- El pago de intereses no pactados en el mutuo, ya que de acuerdo al Art.2208 " Si se han
pagado intereses, aunque no estipulados, no podrán repetirse ni imputarse al capital ".
Obligación Principal: Es la que tiene una existencia propia, es capaz de subsistir por sí sola,
independientemente de otra obligación.
Obligación Accesoria: Es aquella que no puede subsistir por sí sola y que supone una obligación
principal a que accede y que garantiza, tiene por objeto asegurar una obligación principal y se las
denomina cauciones, ya que de acuerdo al Art. 46 "Caución significa generalmente cualquiera
obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de
caución la fianza, la hipoteca y la prenda". También son accesorias la anticresis y la cláusula penal.
Importancia de esta clasificación: Esta clasificación importa debido a que " Lo accesorio sigue la
suerte de lo principal ", es decir la nulidad de la obligación principal acarrea la de la obligación
accesoria y la extinción de la obligación principal extingue la accesoria.
Pero la nulidad de la accesoria no acarrea la de la principal.
117
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Obligaciones Sujetas a Modalidad, son aquellas que tienen una particular manera de ser que
altera estos efectos normales u ordinarios; éstos se alteran por la introducción de ciertas cláusulas
que afectan el nacimiento, el ejercicio, la extinción o la manera de ejercitar los derechos
consiguientes.
Las modalidades son ciertas cláusulas que se introducen en la obligación y que modifican
sus efectos desde el punto de vista de su existencia, de su ejercicio, de su extinción.
Modo: Es una forma particular de cumplir la obligación, que impone al obligado la realización de
ciertas obras o la sujeción a ciertas cargas.
* Por regla general las obligaciones son puras y simples, salvo cuando la ley subentiende
que existen ciertas modalidades, como es el caso de la condición resolutoria tácita que va envuelta
en todo contrato bilateral, en la venta de cosas que no existen que de acuerdo al Art. 1813 se
entiende hecha bajo la condición de existir.
* Prácticamente todos los actos admiten modalidades, salvo el matrimonio (102) que señala
que une a los contrayentes " actual e indisolublemente", la legítima rigorosa que de acuerdo al Art.
1192 no es susceptible de condición, plazo, modo o gravamen alguno, la adopción y la aceptación o
repudiación de las asignaciones.
OBLIGACIONES CONDICIONALES
Art. 1473: "Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un
acontecimiento futuro que puede suceder o no."
Asimismo el Art. 1070 al referirse a las asignaciones condicionales señala que asignación
condicional es aquella que depende de una condición, esto es, de un suceso futuro e incierto.
118
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La muerte de una persona no es una condición sino un plazo porque aunque no se sabe
cuando será se sabe que ocurrirá.
* Son Tácitas las que se subentienden sin necesidad de una declaración de voluntad explícita, como
la cond. resolutoria tácita que va envuelta en todo contrato bilateral, sólo se subentienden cuando la
ley así lo señala.
Efectos de la Imposibilidad:
*** Cuando la condición es POSITIVA y SUSPENSIVA:
Física o Moralmente Imposible o escrita en términos ininteligibles se reputa fallida. Art.1480 Ej. Si
vas a Júpiter, si matas a Juan.
119
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
* Es mixta la que depende en parte de la voluntad del acreedor o del deudor y en parte de la
voluntad de un tercero o de un acaso.
*** Es simplemente potestativa la que depende de un hecho voluntario de una de las partes. Ej. Si
me acompañas a Europa te regalo tal cosa. Art. 1478 " Si la condición consiste en un hecho
voluntario de cualquiera de las partes, valdrá."
*** Es puramente potestativa la que depende de la sola voluntad del acreedor o del deudor. Art.1478
inc.1º " Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la
mera voluntad de la persona que se obliga.", esta disposición se refiere sólo a las condiciones
potestativas suspensivas.
120
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Según el Art. 962 el plazo máximo para tener por fallida una condición positiva o cumplida
una negativa es de diez años.
Efectos de las condiciones: hay que distinguir entre:
** Condición Suspensiva y
** Condición Resolutoria.
Si falla: Si falla la condición suspensiva, el derecho no llega a formarse; se extingue, quedan sin
efecto las medidas conservativas, podrá el deudor repetir lo que hubiere pagado, las enajenaciones
que el deudor hubiere realizado quedan a firme.
Condición Resolutoria Ordinaria: Es la que consiste en un hecho cualquiera, futuro e incierto, que
no sea el incumplimiento de una obligación, de que dependa la extinción de un derecho.
Opera de pleno derecho de acuerdo al Art. 1479 que señala que la condición se llama
resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho.
Si hubiere dudas serán los jueces los que resolverán cada caso.
121
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Condición Resolutoria Tácita: Es aquella que consiste en no cumplirse lo pactado, de tal modo
que el hecho futuro e incierto es el incumplimiento de una obligación. Se le llama tácita porque se
subentiende de acuerdo al Art. 1489 que señala: "En los contratos bilaterales va envuelta la
condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado."
Pacto Comisorio: Es la condición de no cumplirse por una de las partes lo pactado expresamente
estipulada.
El Código trata del pacto comisorio al referirse al contrato de compraventa en el Art. 1877
"Por el Pacto Comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo
convenido, se resolverá el contrato de venta.
Pacto Comisorio Simple: Es aquel en que se estipula lisa y llanamente que se resolverá el contrato,
en caso de no cumplirse lo pactado.
Tiene utilidad práctica en los contratos unilaterales ya que en los bilaterales va envuelta la
Cond. Resolutoria Tácita, que produce los mismos efectos, ya que de acuerdo al Art.1878 por el
pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de acciones que le concede el 1873, es decir
122
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
puede pedir la resolución del contrato o el cumplimiento del mismo, con indemnización de perjuicios,
es decir no opera de pleno derecho.
EFECTOS DE LA CONDICION RESOLUTORIA: (Los efectos son los mismos tratándose de una
condición resolutoria ordinaria, una condición resolutoria tácita o un pacto comisorio.)
123
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Constar en el título quiere decir que era cierta y manifiesta, de ahí que la condición
resolutoria tácita cuando en el título se señala que el precio no se ha pagado "consta" en el título,
cuando la ley dice "título respectivo" se refiere a aquel que da origen, el primitivo u original, de ahí la
necesidad de buscar hasta diez años hacia atrás, además el título debe haber sido otorgado por
escritura pública y estar inscrito en el CBR, única forma de darle publicidad al acto condicional.
El Art. 1432 señala una norma especial tratándose de las donaciones entre vivos, y es que la
resolución, rescisión y revocación no dará acción contra terceros poseedores salvo cuando en la
escritura pública de la donación (inscrita si la naturaleza de los bienes lo exigiere) se hubiere
prohibido al donatario enajenarlas, o se ha expresado la condición, es decir tratándose de
donaciones habrá acción contra terceros poseedores cada vez que en la escritura de la donación
constaba la condición sin distinguir la clase de bienes de que se trata.
ACCION RESOLUTORIA:
Es la acción que nace de la condición resolutoria tácita y del pacto comisorio para pedir la
resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones contraídas.
*** Es una acción personal, compete al contratante diligente, que ha cumplido o estado llano a
cumplir, en contra del contratante moroso, es una acción personal.
Sólo puede pedir la resolución del contrato aquella persona que ha contratado.
El hecho de que la resolución de un contrato pueda afectar a los terceros ha sido la causa
de que el CPC en el Art.18 autorice el ejercicio de la acción resolutoria y la acción reivindicatoria
juntas, al señalar que en un mismo juicio podrán demandarse a varias personas con tal que la o las
acciones emanen directa o inmediatamente de un mismo hecho.
*** La acción resolutoria es renunciable, debe ser expresa.
*** La acción resolutoria puede ser mueble o inmueble según la cosa debida.(Importa para la
competencia de los tribunales).
*** La acción resolutoria es divisible.
*** Prescripción de la acción resolutoria: Hay que distinguir;
Si emana de una cond. resolutoria tácita:
El plazo de prescripción es de 5 años desde que la obligación violada se hizo exigible.
Se suspende de acuerdo al Art. 2509 en favor de los menores, los dementes, sordomudos y
todos los que estén bajo patria potestad o bajo tutela o curatela.
OBLIGACIONES A PLAZO:
Art. 1494: El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, y puede ser
expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo.
PLAZO: Es un hecho futuro y cierto del cual dependen el ejercicio o la extinción de un derecho.
124
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Expreso y Tácito:
El plazo expreso es el que se establece en términos formales y explícitos.
El tácito es el indispensable para cumplir con la obligación.
Fatal y No fatal:
El plazo fatal es aquel cuyo transcurso, por el ministerio de la ley, extingue el derecho.
Determinado e Indeterminado:
Es determinado si se sabe cuándo ocurrirá
Indeterminado si no se sabe cuándo ocurrirá.
Art.1495 " Lo que se paga antes de cumplirse el plazo, no está sujeto a restitución.
Art. 1485 inc.2º " Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición
suspensiva, podrá repetirse mientras no se hubiere cumplido."
125
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
4.- Pendiente el plazo suspensivo por regla general no corre la prescripción. (2514)
5.- Pendiente el plazo suspensivo no pueden compensarse las deudas porque de acuerdo al
Art.1656 Nº3 ambas deudas deben ser actualmente exigibles, cosa que no sucede pendiente el
plazo suspensivo.
Cumplido el plazo;
1.- La obligación se torna exigible, el deudor debe cumplir y el acreedor puede exigir el
cumplimiento, corre la prescripción y puede compensarse.
Renuncia del plazo: Art.1497 El deudor puede renunciar el plazo, a menos que el testador haya
dispuesto o las partes estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago acarree al acreedor un
perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar.
En el contrato de mutuo a interés se observará lo dispuesto en el Art. 2204." En este caso
puede pagarse anticipadamente pero pagando todos los intereses.
Caducidad del plazo: Art. 1496 Se refiere a aquellos casos en que la obligación se hace exigible aún
antes de expirar el plazo, esto porque la ley ampara al acreedor, a quién la espera del plazo en
ciertos casos podría provocarle graves perjuicios; estos casos son: "El pago de la obligación no
puede exigirse antes de expirar el plazo, si no es:
1º Al deudor constituido en quiebra o que se halla en notoria insolvencia.
2º Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido
considerablemente de valor.
Pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo, renovando o mejorando
las cauciones."
** 1.- Cuando el deudor quiebra o cae en notoria insolvencia, así lo señala también el art.67 de la
Ley de Quiebras " En virtud de la declaración de quiebra quedan vencidas y exigibles, respecto del
fallido, todas sus deudas pasivas, para el solo efecto de que los acreedores puedan intervenir en la
quiebra y percibir los dividendos que correspondan al valor actual de sus respectivos créditos, con
más de los intereses y reajustes que correspondan, desde la fecha de la declaratoria.
** 2.- Cuando por hecho o culpa del deudor las cauciones se han extinguido o han disminuido
considerablemente de valor, esto porque cuando se otorgan garantías para responder una deuda o
crédito resulta evidente que el plazo se otorgo considerando dichas cauciones y por lo tanto si éstas
se extinguen o disminuyen de valor es lógico que por ello caduque el plazo.
OBLIGACIONES MODALES:
Las obligaciones modales se rigen por las disposiciones del título IV Libro III párrafo 4º
llamado " De las asignaciones modales ".
126
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Modo: Art. 1089 " Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la
obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas,
esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende
la adquisición de la cosa asignada."
Cláusula resolutoria: Art. 1490 " En las asignaciones modales se llama cláusula resolutoria la
que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo.
No se entenderá que envuelven cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa"; La
cláusula resolutoria es propia de las asignaciones testamentarias, en materia contractual se llama
PACTO COMISORIO.
Forma de cumplir el modo: Art. 1093 " Si el modo es por su naturaleza imposible, o inductivo
a hecho ilegal o inmoral, o concebido en términos ininteligibles, no valdrá la disposición.
Si el modo, sin hecho o culpa del asignatario, es solamente imposible en la forma especial
prescrita por el testador, podrá cumplirse en otra análoga que no altere la substancia de la
disposición, y que en este concepto sea aprobada por el juez con citación de los interesados.
Si el modo, sin hecho o culpa del asignatario, se hace enteramente imposible, subsistirá la
asignación sin el gravamen."
El efecto normal de las obligaciones es que pone al deudor en la necesidad de dar, hacer o no
hacer aquello a que se obligó. El modo natural de romper el vínculo es "pagando", pero puede
suceder que por diversas razones éste no pague, en esos casos la ley entrega al acreedor diversos
medios para obtener el cumplimiento de la obligación.
Se puede definir el efecto de las obligaciones como el conjunto de medios que la ley entrega al
acreedor para exigir el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación.
127
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
b) EJECUCION FORZADA
a) Concepto: Un viejo adagio dice " Quién se obliga, obliga sus bienes ", esto lo consagra el Código
en el Artículo 2465 que señala: " Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su
ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros,
exceptuándose solamente los no embargables, designados en el Artículo 1618."
Esta facultad del acreedor de perseguir la ejecución en todos los bienes del deudor es los que se
llama " DERECHO DE PRENDA GENERAL DE LOS ACREEDORES ". Es necesario hacer notar
que el término prenda no está tomado en su sentido técnico y propio sino que sirve solo para
expresar la idea que todos los bienes del deudor están afectos al cumplimiento de la obligación.
La forma de como los acreedores hacen efectivos sus créditos está establecida en el Art. 2469 "
Los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1618, podrán exigir que se
vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de sus créditos, inclusos los
intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente
si fueren suficientes los bienes, y en caso de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas
especiales para preferir ciertos créditos, según la clasificación que sigue."
b) Ejecución forzada: Art. 2465 " Toda obligación personal confiere al acreedor el derecho de
perseguir la ejecución sobre los bienes del deudor ".
El art. 434 del Código de Procedimiento Civil señala cuales son títulos ejecutivos, y en caso de no
tener el acreedor título ejecutivo puede preparar la ejecución mediante el reconocimiento de la firma
o la confesión de la deuda, y en el peor de los casos iniciar un juicio ordinario para que la sentencia
declarativa sirva de título a una ejecución.
Que la deuda sea líquida significa que debe estar actualmente determinada, y es actualmente
exigible cuando no hay plazo o condición pendientes para su pago.
Ejecución forzada en las obligaciones de dar: En términos generales se puede señalar que una vez
presentada la demanda ejecutiva, sea directamente o sea después de preparada la vía ejecutiva
mediante la citación a confesar deuda o reconocer firma o la notificación judicial del protesto de letra
o cheque, el juez debe hacer un análisis respecto del título, debe analizar si cumple con los
128
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Embargo: Es una medida de seguridad que tiene por objeto sustraer del comercio determinados
bienes del deudor para asegurar los resultados del juicio ejecutivo.
Ejecución forzada en las obligaciones de hacer: Dada la naturaleza de estas obligaciones se hace
necesario señalar normas especiales para su ejecución forzada, de ahí que el art. 1553 señale " Si
la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto
con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas, a elección suya:
1° Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido;
2° Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor;
3° Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato."
Ejecución forzada en las obligaciones de No hacer: En este caso lo primero que hay que distinguir
es si es posible o no destruir lo hecho en contravención, y siendo posible si es necesaria la
destrucción, en cuyo caso puede el deudor ser compelido a destruirla o autorizado el acreedor a
destruirla a expensas del deudor. En el caso de ser posible la destrucción pero no indispensable
podrá cumplirse la obligación por equivalencia
.
Si no es posible destruir lo realizado será indemnizado el acreedor.
Art. 1555 " Toda obligación de no hacer se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor
contraviene y no puede deshacerse lo hecho.
Pudiendo destruirse la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se
tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella, o autorizado el
acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor.
Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el
deudor que se allane a prestarlo.
El acreedor quedará de todos modos indemne."
El Procedimiento ejecutivo tiene cabida sólo cuando se trate de destruir la obra hecha, a condición
de que en el título conste que la destrucción es posible y además indispensable.
129
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 1614: " La Cesión de bienes es el abandono voluntario que el deudor hace de todos los suyos a
su acreedor o acreedores cuando, a consecuencia de accidentes inevitables, no se halla en estado
de pagar sus deudas."
Es un medio para que el deudor antes de ser ejecutado se adelante a los acreedores y les haga la
cesión de sus bienes, esto antes tuvo gran importancia ya que de acuerdo a la ley, por el
mandamiento de ejecución el juez debía ordenar el arresto del deudor, y éste quedaba libre del
apremio personal por la cesión de bienes, pero todo esto quedo en el olvido cuando en 1868 quedó
abolida la prisión por deudas.
Art. 1618: " La cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los
no embargables... "
2º Las remuneraciones de los empleados y obreros en la forma que determinan los artículos 40 y
153 del Código del Trabajo.
4º Las rentas periódicas que el deudor cobre de una fundación o que deba a la liberalidad de un
tercero, en la parte que estas rentas sean absolutamente necesarias para sustentar la vida del
deudor, de su cónyuge y de los hijos que viven con él y a sus expensas,
5° Los fondos que gocen de este beneficio, en conformidad a la Ley Orgánica del Banco del Estado
de Chile y en las condiciones que ella determine;
6° Las pólizas de seguro sobre la vida y las sumas que, en cumplimiento de lo convenido en ellas,
pague el asegurador.
Pero, en este último caso, será embargable el valor de las primas pagadas por el que tomó
la póliza;
7° Las sumas que se paguen a los empresarios de obras públicas durante la ejecución de los
trabajos. Esta disposición no tendrá efecto respecto de lo que se adeude a los artífices u obreros
por sus salarios insolutos y de los créditos de los proveedores en razón de los materiales u otros
artículos suministrados para la construcción de dichas obras;
130
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
8° El bien raíz que el deudor ocupa con su familia, siempre que no tenga un avalúo fiscal superior a
diez sueldos vitales mensuales, escala A), del departamento de Santiago; los muebles de
dormitorio, de comedor y de cocina de uso familiar y la ropa necesaria para el abrigo del deudor, su
cónyuge y los hijos que viven a sus expensas.
La inembargabilidad establecida en el inciso precedente no regirá para los bienes raíces
respecto de los juicios en que sean parte el Fisco, las Cajas de Previsión y demás organismos
regidos por la ley del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo;
9° Los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de $ 548.017 y a elección del mismo
deudor;
10° Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o
arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección;
12° Los objetos indispensables al ejercicio personal del arte u oficio de los artistas, artesanos y
obreros de fábrica, y los aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios al labrador o
trabajador de campo para la explotación agrícola, hasta la suma de $ 548.017 y a elección del
mismo deudor;
13° Los utensilios caseros y de cocina, y los artículos de alimento y combustibles que existan en
poder del deudor, hasta concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes;
15° Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación;
16° Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se
haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación aprobada judicialmente; pero
podrán embargarse por el valor adicional que después adquieran;
17° Los bienes destinados a un servicio que no pueda paralizarse sin perjuicio del tránsito o de la
higiene pública, como los ferrocarriles, empresas de agua potable o desagüe de las ciudades, etc.;
pero podrá embargársela renta líquida que produzcan, observándose en este caso lo dispuesto en
el artículo anterior; y
Son nulos y de ningún valor los contratos que tengan por objeto la cesión, donación o
trasferencia en cualquier forma, ya sea a título gratuito u oneroso, de las rentas expresadas en el
número 1° de este artículo o de alguna parte de ellas. "
De acuerdo al art. 1614 La cesión es el abandono voluntario que el deudor hace de todos los suyos
a su acreedor o acreedores, cuando, a consecuencia de accidentes inevitables, no se halla en
estado de pagar sus deudas, es decir el requisito indispensable es que no pueda pagar sus deudas
por accidentes inevitables, o sea que el deudor no sea responsable de su situación.
131
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
De acuerdo al Art. 1614 la cesión puede hacerse a un acreedor o a varios, de ahí que la ley de
quiebras distingue entre el procedimiento para la cesión de bienes a un solo acreedor o a varios
acreedores:
132
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
** El deudor queda privado de la administración de sus bienes, la que pasa al acreedor en caso de
ser sólo uno o al síndico de quiebras, pero podrán los acreedores o el síndico en su caso dejar la
administración de los bienes al deudor.
** El deudor queda privado de la facultad de disponer de sus bienes y los actos que ejecute
adolecen de nulidad de acuerdo al Art. 2467.
** La cesión de bienes produce la caducidad de los plazos y las obligaciones a plazo se hacen
exigibles, ya que la cesión implica un estado de " notoria insolvencia ".
** El deudor queda libre de todo apremio personal, efecto que como ya se dijo fue muy importante
pero que hoy carece de relevancia.
** La cesión no transfiere la propiedad de los bienes del deudor a los acreedores, sino sólo la
facultad de disponer de ellos y de sus frutos hasta pagarse de sus créditos, art.1619, esto significa
que puede recobrar sus bienes satisfaciendo los créditos íntegramente, así lo establece el Artículo
1620.
** Las deudas se extinguen únicamente hasta la concurrencia de la cantidad en que sean
satisfechas con los bienes cedidos, por ello si los bienes cedidos no hubieren bastado para la
completa solución de las deudas, y el deudor adquiere después otros bienes, es obligado a
completar el pago con estos. ( De acuerdo al art. 225 de la Ley de Quiebras esta obligación
prescribe en el plazo de 5 años contados desde que se haya aceptado la cesión).
** La cesión de bienes autoriza al deudor de buena fe para impetrar el beneficio de competencia de
acuerdo al Artículo 1626 N°6.
En caso en que la cesión de bienes sea rechazada debe declararse la quiebra del deudor, así lo
señala el art. 222 de la Ley de Quiebras " La sentencia que rechace la cesión de bienes declarará, a
la vez, la quiebra del deudor ".
De acuerdo a los artículos 2465 y 2469 la facultad de los acreedores de perseguir al deudor
en todos sus bienes les compete a todos, es decir existe un principio de igualdad entre los
acreedores, de ahí que las preferencias son una excepción al derecho común y por lo tanto de
derecho estricto, así lo establece claramente el art. 2488 " La ley no reconoce otras causas de
preferencia que las indicadas en los artículos precedentes."
Las preferencias son inherentes a los créditos, por lo tanto pasan con el crédito a quién lo adquiera,
art. 2470 inc.2º " Estas causas de preferencias son inherentes a los créditos para cuya seguridad se
han establecido, y pasan con ellos a todas las personas que los adquieren por cesión, subrogación
o de otra manera.
133
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 2470: " las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca."
Art. 2471: " Gozan de privilegio los créditos de la 1.ª, 2.ª y 4.ª clase."
Créditos de la 1ª Clase:
Art. 2472: " La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se
enumeran:
1º Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores;
2º Las expensas funerales necesarias del deudor difunto;
3º Los gastos de enfermedad del deudor;
Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez, según las circunstancias,
la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia;
4º Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del fallido, los
gastos de administración de la quiebra, de realización del activo y los préstamos contratados por el
Síndico para los efectos mencionados;
5º Las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares;
6º Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden por su
intermedio, para ser destinadas a ese fin, como asimismo, los créditos del Fisco en contra de las
entidades administradoras de fondos de pensiones por los aportes que aquél hubiere efectuado de
acuerdo con el inciso tercero del artículo 42 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980;
7º Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos
tres meses;
8º Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les correspondan a los
trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de diez
años. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas;
9º Los créditos del fisco por los impuestos de retención y de recargo."
1º El privilegio es general,
2º El privilegio es personal, no pasa contra terceros poseedores.
3º Se pagan en el orden enumerado,
4º Los de cada categoría concurren a prorrata.
5º Prefieren a todos los demás créditos, es decir si los bienes del deudor son insuficientes para
pagar los créditos de la primera prefieren incluso a la prenda y la hipoteca, pero si existen otros
bienes éstos tienen preferencia sobre los bienes hipotecado o prendados. Arts. 2476 y 2478.
Créditos de 2ª Clase:
Art. 2474: " A la segunda clase de créditos pertenecen los de las personas que enseguida se
enumeran:
134
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
1º El posadero sobre los efectos del deudor introducidos por éste en la posada, mientras
permanezcan en ella y hasta concurrencia de lo que se deba por alojamiento, expensas y daños.
2º El acarreador o empresario de transportes sobre los efectos acarreados, que tenga en su poder o
en el de sus agentes o dependientes, hasta concurrencia de lo que se deba por acarreo, expensas
y daños; con tal que dichos efectos sean de la propiedad del deudor.
Se presume que son de la propiedad del deudor los efectos introducidos por él en la posada,
o acarreados de su cuenta.
3º El acreedor prendario sobre la prenda."
Con respecto a la prenda es necesario señalar que dado a que muchas leyes especiales
permiten que la prenda sea un contrato solemne y no uno real como el del Código puede suceder
que sobre una misma cosa existan varias prendas, la solución en caso de no darla la propia ley, es
que los diversos acreedores prendarios deben concurrir a prorrata, salvo en el caso de diversas
prendas industriales en que prefieren en el orden de sus inscripciones, Art. 42 Ley 5687.
Debe agregarse a los créditos de la 2ª Clase el crédito del acreedor que goza del derecho
legal de retención sobre bienes muebles declarado judicialmente. ( Art. 546 CPC.)
1º El privilegio es especial,
2º El privilegio es personal, salvo en el caso de la prenda en que es un derecho real,
3º Se pagan con preferencia a los demás créditos, salvo los de 1º Clase. Art. 2476.
Créditos de la 3ª Clase:
Art. 2474:
1º " La tercera clase de créditos comprende los hipotecarios.
A cada finca gravada con hipoteca podrá abrirse, a petición de los respectivos acreedores o
de cualquiera de ellos, un concurso particular para que se le pague inmediatamente con ella, según
el orden de las fechas de sus hipotecas.
Las hipotecas de una misma fecha que gravan una misma finca preferirán unas a otras en el
orden de su inscripción.
En este concurso se pagarán primeramente las costas judiciales causadas en él."
2º Según el art. 2480 para los efectos de la prelación los censos debidamente inscritos se
considerarán como hipotecas.
1º Prefieren entre sí según las fechas de sus inscripciones, y en caso de haber hipotecas ( el censo
y el derecho legal de retención se equiparán a ellas) con la misma fecha preferirán según el orden
135
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
material que tuvieren, ya que deben inscribirse según el orden de presentación de los títulos, hecho
del que queda constancia en le repertorio, que debe expresar la hora de la presentación.
2º Los acreedores hipotecarios tienen derecho a pagarse sin aguardar el resultado de la quiebra,
así lo señala el art. 2479 con la condición:
** Que consignen lo necesario para el pago de los créditos de la primera clase o caucionen su valor.
** Que restituyan el excedente a la masa, una vez satisfechos sus créditos.
3º Es una preferencia especial, solo referida al inmueble o finca hipotecada.
4º Se pagan con preferencia a cualquier otro crédito, salvo los de primera clase.
Cuando es necesario recurrir a los bienes hipotecados para pagar los créditos de 1ª Clase, los
acreedores de 1º clase deben perseguir a todas las fincas hipotecadas, las que concurrirán al pago
de los créditos de 1ª, proporcionalmente a su valor.
Créditos de la 4ª Clase:
Debe agregarse a los créditos de 4ª clase los créditos que tenga el adoptado en contra del
adoptante por la administración de sus bienes, de acuerdo al art. 20 de la Ley de Adopción
Además el crédito privilegiado en contra del propietario de un piso o departamento por las
expensas comunes, que goza de un privilegio que preferirá a todos los demás de la 4ª clase
cualquiera sea su fecha.
La preferencia de los Nºs 3, 4 y 5 deben probarse por medio de instrumentos públicos que acrediten
el dominio de los bienes, no basta la confesión judicial del fallido.
Características :
136
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 2489: " La quinta y última clase comprende los créditos que no gozan de preferencia.
Los créditos de la quinta clase se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa
concursada, sin consideración a su fecha."
Art. 2490: " Los créditos preferentes que no puedan cubrirse en su totalidad por los medios
indicados en los artículos anteriores, pasarán por el déficit a la lista de los créditos de la quinta
clase, con los cuales concurrirán a prorrata."
Concepto : Es la cantidad de dinero que representa el beneficio que el acreedor habría obtenido del
cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación.
Clasificación :
Requisitos :
137
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Puede, entonces definirse la responsabilidad como la "obligación que pesa sobre una
persona de indemnizar el daño sufrido por otra."
La responsabilidad civil contractual es la que proviene de un hecho o de una omisión que
causa daño a otro por la inejecución total o parcial de un contrato.
En materia de contratos la regla general es que el deudor responda de la siguiente manera: Art.
1547:
*** Tratándose de contratos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor el deudor responde de
la culpa lata. (Esto es, debe emplear el mínimo de diligencia, y en caso de no emplear siquiera esa
poca diligencia en materias civiles equivale al dolo).
*** Tratándose de contratos que se hace para beneficio recíproco de las partes responde de culpa
leve. (Esto es, debe emplear la diligencia mediana del buen padre de familia).
138
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
*** Tratándose de contratos en que el deudor es el único que reporta beneficios, éste responde
hasta de la culpa levísima. (Esto es, debe emplear un sumo cuidado).
Prueba de la Culpa: Art. 1547 inc. 3º " La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha
debido emplearlo..."
Art. 1671: " Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o
por culpa suya."
Señala el art. 1547 que el deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya
constituido en mora ( siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida,
si hubiese sido entregada al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa.
FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Art. 45: " Se llama fuerza mayor o caso fortuito el
imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc."
Para que un hecho sea caso fortuito es necesario:
1º Que el hecho sea absolutamente ajeno al deudor, de manera que no haya intervenido en modo
alguno en su realización;
2º Que el hecho sea imprevisto, esto es, que no sea ordinariamente posible calcular su ocurrencia;
3º Que el hecho sea insuperable o imposible de resistir.
Art. 1547 inc.2º " El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en
mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieren dañado a la cosa debida, si hubiere sido
entregada al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa..."
Si el hecho es permanente extingue la obligación " A lo imposible nadie está obligado.", en cambio si
el hecho es temporal implica una postergación al cumplimiento de la obligación, y de acuerdo al
art.1558 inc.2º La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de
perjuicios.
Prueba del caso fortuito: Art. 1547 Corresponde la prueba del caso fortuito al que lo alega.
Prueba del dolo: Art. 1459 " El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la
ley. En los demás debe probarse. " Es decir quién alega el dolo debe probarlo de acuerdo a las
reglas generales.(1698).
139
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
De acuerdo al art. 44 la culpa lata o culpa grave se asimila en sus efectos al dolo, pero esto no
significa que haya que probar la culpa lata, ya que ésta se presume de acuerdo al art. 1547, que
señala que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo.
*** Puede suceder que por estipulación de las partes se modifique las reglas de responsabilidad
expresadas por el Código, así se puede expresar que el deudor responderá del caso fortuito o de
una especie de culpa mayor a la que le corresponde de acuerdo a la ley, lo mismo al revés, salvo en
lo que respecta a la exoneración de responsabilidad en caso de dolo, ya que de acuerdo al art. 1465
"La condonación del dolo futuro no vale.", como tampoco puede eximirse al deudor en caso de
culpa lata, ya que sus efectos equivalen a los del dolo.
Pueden existir casos en que la propia ley modifica las reglas señalando otra clase de
responsabilidad para las partes.
TEORIA DE LA IMPREVISION:
La teoría de la imprevisión se refiere a que existen casos en que por causa que no se
previeron o no pudieron preverse en la celebración del contrato el cumplimiento de la obligación se
hace extremadamente más difícil u oneroso para el deudor o gravemente perjudicial para el
acreedor; en esos casos ¿Puede un tribunal alterar las estipulaciones de un contrato?.
1° Que el acontecimiento sea imprevisible, ya que sí se pudo prever o se previo, las partes debieron
contratar formulando cláusulas que las pusieran a salvo de dichos acontecimientos.
2° Que el acontecimiento sea ajeno a la voluntad de las partes.
3° Que el acontecimiento cause grave perturbación en las condiciones generales de la vida
económica y en el desarrollo general de los negocios.
4° El contrato debe establecer obligaciones sucesivas o diferidas en el tiempo, ya que si no es así
no pueden sobrevenir acontecimientos imprevisibles.
Otros buscan los fundamentos en los principios generales del derecho, como que debe entenderse
incorporada la cláusula rebus sic stantibus, o sea que las partes quedan obligadas siempre que
las condiciones se mantengan al tiempo del cumplimiento de la obligación.
Por último cabe señalar aquellos que fundamentan esta teoría en el abuso del derecho, ya
que según ellos el acreedor que reclama el cumplimiento de la obligación en el fondo estaría
abusando de su derecho.
140
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
1° Facultar al juez para abolir los efectos del contrato y eximir a las partes de las consecuencias del
acto,
2° Facultar al juez para revisar el contrato y adaptarlo a las nuevas condiciones imprevistas al
momento de contratar.
La teoría de los riesgos se refiere a que si en un contrato bilateral perece la cosa objeto de la
obligación de una de las partes es necesario determinar si subsiste o no la obligación para la otra
parte.
Riesgo : Es el peligro de perecer a que está expuesta una cosa, a consecuencia de un caso fortuito
y que pone a una persona en la necesidad de soportar la pérdida consiguiente.
Puede decirse también que riesgo es el peligro de perder un derecho que se tiene sobre una cosa,
como consecuencia de su pérdida fortuita.
Artículo 1550: " El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor;
salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla, o que se haya comprometido a entregar
una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas; en cualquiera de estos casos,
será a cargo del deudor el riesgo de la cosa, hasta su entrega."
La misma regla da el art. 1820 tratándose del contrato de compraventa que señala: " La pérdida,
deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, pertenece al comprador, desde el
momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa; salvo que se venda
bajo condición suspensiva, y que se cumpla la condición, pues entonces, pereciendo totalmente la
especie mientras pende la condición la pérdida será del vendedor, y la mejora o deterioro
pertenecerá al comprador."
2° MORA: El segundo requisito para que una persona este obligada a indemnizar los perjuicios por
el incumplimiento total o parcial de una obligación es la mora, así lo establece el art. 1557 que
141
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
señala: " Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o
si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención."
¿Que es la mora?
Requisitos de la mora:
2º Que el retardo sea imputable al deudor, ya que según el art. 1558 inc. 2º "la mora producida por
fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios."
3º Que el acreedor interpele al deudor, la regla general es que la interpelación deberá hacerse
judicialmente, pero la estipulación de un plazo importa suficiente interpelación. Art. 1551.
Art. 1552: " En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de
cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma
y tiempo debidos." Esto es lo que se llama " La mora purga la mora ", que tiene como fundamento la
equidad.
MORA DEL ACREEDOR: El Código poco se ha preocupado de reglamentar la mora del acreedor,
pero en ciertos artículos ha señalado:
" Al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir " 1548.
" Después que ha sido ofrecida al acreedor, y durante el retardo de éste en recibirla. " 1680.
" Si el comprador se constituye en mora de recibir." 1827.
De lo anterior resulta que la mora del acreedor supone un atraso o retardo en recibir la
prestación del deudor, pero para que se configure la mora del acreedor será necesario que el
deudor ofrezca cumplir su obligación, este ofrecimiento equivale a la interpelación. Esta oferta no se
rige por normas especiales por lo que cabe concluir que se debe hacer de acuerdo a lo que señala
el Art. 1600, es decir la oferta para ser válida debe reunir las siguientes circunstancias:
1ª Que sea hecha por una persona capaz de pagar,
2ª Que sea hecha al acreedor, siendo éste capaz de recibir el pago, o a su legítimo representante.
142
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
3ª Que si la obligación es a plazo o bajo condición suspensiva, haya expirado el plazo o se haya
cumplido la condición. Con todo si la obligación es a plazo, la oferta podrá también hacerse en los
dos últimos días hábiles del plazo.
4ª Que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido,
5ª Que la oferta sea hecha por un notario del departamento o por un receptor, sin previa orden del
tribunal. Para este efecto el deudor pondrá en sus manos una minuta de lo que debe, con los
intereses vencidos, si los hay, y los demás cargos líquidos, comprendiendo en ella una descripción
individual de la cosa ofrecida. Para la validez de la oferta, no será menester la presentación material
de la cosa ofrecida. En las comunas en que no haya notario, podrá hacer sus veces el juez de
subdelegación o de distrito o el oficial del Registro Civil del lugar en que deba hacerse el pago.
6ª Que el notario, el receptor, o el juez de subdelegación o de distrito, o el oficial del registro civil, en
su caso, extienda acta de la oferta, copiando en ella la antedicha minuta.
7ª Que el acta de la oferta exprese la respuesta del acreedor o su representante, y si el uno o el otro
la ha firmado, rehusado firmarla, o declarado no saber o no poder firmar.
Sin embargo, si el acreedor demanda judicialmente el cumplimiento de la obligación o deduce
cualquiera otra acción que pueda enervarse mediante el pago de la deuda, bastará que la cosa
debida con los intereses vencidos, si los hay, y demás cargos líquidos, se consigne a la orden del
tribunal que conoce del proceso en alguna de las formas que señala el artículo 1601, sin necesidad
de oferta previa. En este caso la suficiencia del pagó será calificada por dicho tribunal en el mismo
juicio.
1º Descarga al deudor del cuidado ordinario de la cosa y le hace responsable sólo de su culpa lato o
de su dolo.
2º Debe el acreedor indemnizar al deudor de los perjuicios que su mora le ocasione, por ejemplo los
gastos de almacenes y bodegas en los que incurrió para conservar la cosa.
3º No exonera al deudor de cumplir su obligación, el que debe cumplir aunque el acreedor se
rehuse pagando por consignación.
Se entiende por perjuicio toda disminución del patrimonio del acreedor, así como la pérdida de la
legítima utilidad que debía reportarle el contrato, y de que el incumplimiento le priva.
Prueba de los perjuicios: La regla general es que el acreedor debe probar que ha sufrido perjuicios,
salvo:
** Art. 1559 Nº 2 En las obligaciones que consisten en el pago de una suma de dinero el acreedor
no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses, basta el hecho del retardo.
** Art. 1542 En la cláusula penal ya que siempre hay derecho a exigirla si se hubiere estipulado, sin
que el deudor pueda alegar que no hubo perjuicios para el acreedor.
Avaluación de los perjuicios: Puede ser Legal (sólo en los casos en que la obligación tiene por
objeto el pago de una cantidad de dinero), Convencional (cláusula penal) o Judicial.
143
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
1.- Permite evitarse a las partes la arbitrariedad de una avaluación judicial de los perjuicios.
2.- Libera al acreedor de la prueba de los perjuicios.
3.- Es una caución. Asegura el cumplimiento de la obligación.
4.- Otorga al acreedor la facultad o acción para cobrarla.
Sólo procede el cobro de la cláusula penal en caso de mora del deudor, y no puede exigirse el pago
de la cláusula y el cumplimiento de la obligación principal, salvo:
*** Si se estipula una pena para el caso de no cumplirse una transacción. 2463.
*** Cuando aparezca que se ha estipulado la pena por el simple retardo. 1537.
*** Cuando se haya estipulado que el pago de la pena no extingue la obligación principal. 1537.
PENA ENORME O EXCESIVA: Es uno de los pocos casos en que el Código acepta la lesión como
factor capaz de alterar las estipulaciones de un acto jurídico. Distingue de acuerdo al contrato de
que se trate:
** Contratos Conmutativos: 1544 " Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a
pagar una cantidad determinada, como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la
pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la
segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose ésta en él."
Es decir entre la pena y la obligación no se puede exceder del doble de la obligación
principal.
** La Pena Enorme en el Mutuo: La cláusula penal en el caso del mutuo se traduce en el pago de
intereses penales y no puede exceder del máximo que la ley permite estipular. 1544 inc. 3º
144
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Elementos Constitutivos:
1.- El daño;
2.- La culpa o el dolo;
3.- Una relación de causalidad entre el dolo o la culpa y el daño;
4.- Capacidad delictual
Para que el daño sea indemnizado debe ser cierto.(puede ser futuro a condición de que sea cierto).
El daño puede ser:
Daño Material: Que consiste en una lesión de carácter patrimonial.
Daño Moral: Es el dolor, la aflicción o pena que experimenta una persona a consecuencia de un
hecho ilícito. Mucho se ha discutido si es o no indemnizable, pero hoy casi toda la doctrina y la
jurisprudencia está uniforme en considerar que es indemnizable.
La excepción a que el daño moral es indemnizable la encontramos en el Art. 2331 que señala: " Las
imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar
una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda
apreciarse en dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare
la verdad de la imputación."
Art. 2314: " El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la
indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito."
Art. 2329: " Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra
persona, debe ser reparado por ésta.
Son especialmente obligados a esta reparación:
1.° El que dispara imprudentemente un arma de fuego;
2.° El que remueve las losas de una acequia o cañería en calle o camino, sin las precauciones
necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o de noche;
3.° El que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un
camino lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él."
En materia extracontractual de acuerdo a lo que señalan los artículos 2314 y 2329 se debe reparar
el daño íntegramente, a diferencia de la contractual en que por regla general sólo se responde de
los perjuicios previstos.(a menos que haya dolo en que se responde hasta de los perjuicios
imprevistos).
145
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Dolo : Art. 44 " El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de
otro."
Culpa : Art. 44 " Es la falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente
en sus negocios propios."
3.- Relación de causalidad entre el dolo o culpa y el daño:
No basta que el hecho se haya cometido con dolo o culpa y que haya producido un daño
sino que es necesario que ese daño sea resultado del dolo o la culpa, es decir que medie una
relación de causalidad.
Se diferencia de la capacidad contractual porque ella supone una total madurez intelectual
como para contratar, en cambio en materia de delitos y cuasidelitos civiles basta tener conciencia
del bien y del mal. Así como señala Josserand una persona puede ser incapaz de participar en una
partición, pero sabe cabalmente que no es lícito romper los vidrios del vecino.
1º Los dementes,
2º Los infantes (menores de 7 años),
3º Los mayores de 7 y menores de 16 cuando el juez determina que no obraron con discernimiento.
Art. 2318: El ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasidelito.
Art. 2329 " Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra
persona, debe ser reparado por ésta."
Art. 2320: " Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de
aquellos que estuvieren a su cuidado.
Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que
habiten en la misma casa.
Así el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia
y cuidado.
Así los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras están
bajo su cuidado; y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes, en el
mismo caso.
Pero cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su
respectiva calidad les confiere y prescribe no hubieren podido impedir el hecho."
Art. 2322: " Los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes, en el ejercicio de sus
respectivas funciones; y esto aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista.
Pero no responderán de lo que hayan hecho sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus
respectivas funciones, si se probare que las han ejercido de un modo impropio que los amos no
tenían medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario, y la autoridad competente. En
este caso toda la responsabilidad recaerá sobre dichos criados o sirvientes."
146
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 2323: " El dueño de un edificio es responsable a terceros (que no se hallen en el caso del
artículo 934), de los daños que ocasione su ruina acaecida por haber omitida las necesarias
reparaciones, o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia.
Si el edificio perteneciere a dos o más personas proindiviso, se dividirá entre ellas la
indemnización a prorrata de sus cuotas de dominio."
Art. 2328: El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio, es
imputable a todas las personas que habitan la misma parte del edificio, y la indemnización se
dividirá entre todas ellas; a menos que se pruebe que el hecho se debe a la culpa o mala intención
de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola.
Si hubiere alguna cosa que, de la parte superior de un edificio o de otro paraje elevado,
amenace caída o daño, podrá ser obligado a removerla el dueño del edificio o del sitio, o su
inquilino, o la persona a quien perteneciere la cosa o que se sirviere de ella; y cualquiera del pueblo
tendrá derecho para pedir la remoción."
El dueño de un animal también es responsable del hecho del animal aún después de que éste se
haya soltado o extraviado. Art. 2326.
Delitos y Cuasidelitos:
Art. 2284: " Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley. o del hecho
voluntario de una de las partes.
Las que nacen de la ley se expresan en ella.
Si el hecho es ilícito, y cometido con la intención de dañar, constituye un delito.
Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito..."
Esta distinción en la práctica es ociosa ya que las consecuencias derivadas de uno y otro son las
mismas: Reparar el daño causado.
Salvo en ciertos casos en que la ley distingue como son:
1° En materia de accidentes del trabajo, según el Cód. del Trabajo el empleador no está obligado a
indemnizar los accidentes producidos intencionalmente por la víctima.
2° En materia de cláusulas de irresponsabilidad, puesto que la condonación del dolo futuro no vale,
no es posible pactar anticipadamente la irresponsabilidad del autor de un delito, adolece de nulidad
absoluta por objeto ilícito.
3° En materia de seguro, es posible asegurarse contra el riesgo proveniente de su propio
cuasidelito, a condición de que no sea causado con culpa lata o grave y de que el asegurador tome
sobre sí este riesgo en virtud de una estipulación expresa. El seguro de riesgo derivado del delito es
nulo porque la ley lo prohibe expresamente.
La diferencia entre los delitos y cuasidelitos civiles con los penales es que en materia penal se
encuentran penados especialmente por la ley.
147
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
2.- En la contractual importa si hay dolo o culpa para efectos de la indemnización, esto porque
habiendo dolo se responde hasta de los perjuicios imprevistos, en cambio en la extracontractual se
repara todo daño y no importa si hay dolo o culpa.
4.- Para que haya lugar a la indemnización en la contractual es necesario estar en mora o sea haber
sido requerido judicialmente, en cambio en la extracontractual se responde por la sola comisión del
delito o cuasidelito.
7.- En materia contractual sin son varios deudores y todos incumplen su obligación cada uno es
responsable individualmente, en cambio todos los que cometen un delito o cuasidelito civil son
solidariamente responsables del daño causado.(2317).
8.- La prescripción de la acción para pedir la indemnización de los perjuicios causados por el
incumplimiento de un contrato generalmente prescribe en cinco años, en cambio la acción para
hacer valer la responsabilidad extracontractual prescribe en cuatro años.
a) Derechos auxiliares del acreedor: Son los medios que tienen los acreedores a quienes asiste el
Derecho de Prenda General para evitar que los bienes que componen el patrimonio del deudor no
se destruyan o deterioren.
Los derechos auxiliares persiguen, como primer objetivo, impedir que el patrimonio del
deudor disminuya de modo que se torne insuficiente para responder a las obligaciones contraídas.
148
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Como segundo objetivo persiguen acrecentar el patrimonio del deudor, sea mediante la
incorporación de nuevos bienes, sea por medio del reintegro de los que el deudor hizo salir, en
fraude y con perjuicio de sus acreedores.
Enunciación :
1º Medidas conservativas;
2º Acción oblicua o subrogatoria;
3º Acción pauliana o revocatoria; y
4º Beneficio de separación de patrimonios.
MEDIDAS CONSERVATIVAS:
Tienden a mantener intacto el patrimonio del deudor, impidiendo que los bienes que lo
integran se pierdan, deterioren o enajenen, para asegurar el ejercicio futuro de los derechos del
acreedor. Se encuentran dispersas en distintos códigos.
Art. 1222: " Desde el momento de abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en ella, o se
presuma que pueda tenerlo, podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo
llave y sello, hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios.
No se guardarán bajo llave y sello los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se formará
lista de ellos.
La guarda y aposición de sellos deberá hacerse por el ministerio del juez con las
formalidades legales." (Art.872 CPC).
Art. 1240: " Si dentro de quince días de abrirse la sucesión no se hubiere aceptado la herencia o
una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes y
que haya aceptado su encargo, el juez, a instancia del cónyuge sobreviviente, o de cualquiera de
los parientes o dependientes del difunto, o de otra persona interesada en ello, o de oficio, declarará
yacente la herencia; se insertará esta declaración en un periódico del departamento, o de la capital
de la provincia, si en aquél no lo hubiere; y se procederá al nombramiento de curador de la herencia
yacente..."
3º Pueden los acreedores asistir a la facción de inventario de los bienes del deudor difunto:
Art. 1255: " Tendrán derecho de asistir al inventario el albacea, el curador de la herencia yacente,
los herederos presuntos testamentarios o abintestato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los
socios de comercio, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su
crédito...
... Todas estas personas tendrán derecho de reclamar contra el inventario que les pareciere
inexacto."
149
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 290: " Para asegurar el resultado de la acción, puede el demandante en cualquier estado del
juicio, aún cuando no esté contestada la demanda, pedir una o más de las siguientes medidas:
1ª El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda;
2ª El nombramiento de uno o más interventores;
3ª La retención de bienes determinados; y
4ª La prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados."
La acción oblicua o subrogatoria consiste en el ejercicio por parte de los acreedores del
deudor, de acciones y derechos que competen al deudor para incorporar al patrimonio de éste
bienes en qué hacer efectivos sus créditos. Se pretende aumentar el patrimonio del deudor
mediante el ejercicio de sus derechos, ya que lo normal sería que el deudor no ejercitara esos
derechos y acciones porque ello le significaría aumentar su patrimonio en beneficio de los
acreedores.
Para que pueda ejercerse por los acreedores esta acción es necesario texto expreso de la
ley que lo autorice.
*** Pueden los acreedores subrogarse en los derechos reales de usufructo, prenda e hipoteca
pertenecientes al deudor.
Art. 2466 inc. 1º : " Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de
dominio, y que existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos
dueños, sin perjuicio de los derechos reales que sobre ellos competan al deudor, como
usufructuario o prendario, o del derecho de retención que le concedan las leyes; en todos los cuales
podrán subrogarse los acreedores."
Se exceptúan de esta regla los usufructos legales y los derechos de uso y habitación que
son inembargables y tienen un carácter personalísimo.
*** Pueden los acreedores substituirse al deudor en el ejercicio del derecho de retención que le
concedan las leyes. Art.2466
*** Pueden los acreedores subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o arrendatario,
según lo dispuesto en los artículos 1965 y 1968.
*** Pueden los acreedores exigir que se les cedan los derechos y acciones que el deudor tenga en
contra de los terceros por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. Art. 1677.
*** Autorizados por el juez los acreedores del que repudia una asignación podrán aceptar por el
deudor. Art. 1238 y 1394.
Requisitos para el ejercicio de la ación oblicua o subrogatoria por parte de los acreedores:
Por regla general los acreedores no necesitan de autorización alguna para ejercer la acción
oblicua o subrogatoria, salvo en el caso de los arts. 1238 y 1394.
150
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Los efectos del ejercicio de la acción oblicua o subrogatoria son los mismos que si hubiera ejercido
su derecho el propio deudor, esto es, los bienes ingresan al patrimonio del deudor y benefician a
todos los acreedores.
Mediante el ejercicio de esta acción los acreedores pueden obtener que se dejen sin efecto
las enajenaciones hechas por el deudor y que se reintegren al patrimonio del deudor los bienes
enajenados por éste en fraude y con perjuicio de sus acreedores.
Para que haya lugar a esta acción es necesario que el acto perjudique a los acreedores,
provocando o acrecentando la insolvencia del deudor, es preciso además que haya fraude o mala fe
de parte del deudor.
Art. 2468:
" En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso,
se observarán las disposiciones siguientes:
1ª Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, y las hipotecas.
prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe el
otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero."
2ª Los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, inclusos las remisiones y
pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el
perjuicio de los acreedores.
*** La Ley de Quiebras modificó en ciertos aspectos el ejercicio de la acción pauliana o revocatoria:
2º Son nulos y de ningún valor los siguientes actos ejecutados por el deudor comerciante, desde los
diez días anteriores a la cesación de pagos hasta el día de la declaración de quiebra:
1.- Todo pago anticipado, sea de deuda civil o comercial, y sea cual fuere la manera en que se
verifique.
2.- Todo pago de deuda vencida que no sea ejecutado en la forma estipulada en la convención, pero
la dación en pago de efectos de comercio equivale al pago en dinero.
3.- Toda prenda, hipoteca o anticresis constituida por el deudor para asegurar obligaciones
anteriormente contraídas.
Con respecto a la prueba del fraude la ley de quiebras establece en el art. 72 que " Se presume que
el deudor conocía el mal estado de sus negocios desde los diez días anteriores a la fecha de la
cesación de pagos." Esta disposición sólo es aplicable al deudor fallido.
En caso de quiebra además de los acreedores puede intentar la acción el síndico de quiebras.
151
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
1.- Esta revocación no aprovecha al deudor, es decir el acto revocado subsiste entre él y el tercero,
así si se revoca una donación, los acreedores se pagan con el producto de la cosa donada y queda
un saldo ese saldo corresponde al donatario.
2.- La revocación sólo aprovecha a los acreedores que han sido parte en el juicio, salvo en el caso
de quiebra en que la acción intentada es en interés de la masa, es decir de todos los acreedores.
Prescripción de la acción pauliana: De acuerdo al Código Civil prescribe en un año contado desde la
fecha del acto o contrato, pero de acuerdo a la ley de quiebras cuando el deudor ha sido declarado
en quiebra el plazo es de dos años contados desde la fecha del acto o contrato.
El beneficio de separación impide la fusión de los patrimonios del causante y del heredero y
permite a los acreedores hereditarios y testamentarios pagarse con los bienes del difunto, con
prioridad a los acreedores del heredero.
Art. 1378: " Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se
confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero; y en virtud de este beneficio de
separación tendrán derecho a que de los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones
hereditarias o testamentarias con preferencia a las deudas propias del heredero."
Esta acción de separación de patrimonios corresponde a los acreedores que el causante tenía en
vida (hereditarios) y los acreedores testamentarios, es decir, aquellos cuyo crédito emana del
testamento del causante.
1.- Los acreedores hereditarios y testamentarios tienen derecho para satisfacer íntegramente sus
créditos con los bienes dejados por el difunto.
2.- Una vez satisfechos los acreedores testamentarios y hereditarios el sobrante se agrega a los
bienes del heredero.
3.- Una vez agotados los bienes del difunto los acreedores hereditarios y testamentarios pueden
perseguir sus créditos en los bienes del heredero, pero en ese caso los acreedores del heredero
pueden oponerse y exigir que primero se les satisfaga a ellos en sus créditos. Art. 1383.
En ciertas ocasiones, pese a existir un plazo pendiente para exigir el cumplimiento de una
obligación, la ley concede al acreedor la facultad de hacer exigible la obligación, aún antes de
expirado el plazo, como una forma de evitar consecuencias que le serían en extremo perjudiciales.
Art. 1496: " El pago de la obligación no puede exigirse entes de expirar el plazo, si no es,
1.º Al deudor constituido en quiebra o que se halla en notoria insolvencia;
2.º Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido
considerablemente de valor. Pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo,
renovando o mejorando las cauciones."
1.º El Art. 67 de la Ley de Quiebras dispone que por la declaración de quiebra quedan vencidas y
exigibles, respecto del fallido, todas sus deudas pasivas.
Tratándose de insolvencia, esta deberá ser notoria y corresponderá al acreedor probarla.
152
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
a) Concepto: Los modos de extinguir las obligaciones son los actos o hechos jurídicos que operan la
liberación del deudor de la prestación a que se encuentra obligado.
b) Enumeración:
Art. 1567: " Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas,
siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o parte:
1.º Por la solución o pago efectivo;
2.º Por la novación;
3.º Por la transacción;
4.º Por la remisión;
5.º Por la compensación;
6.º Por la confusión;
7.º Por la pérdida de la cosa que se debe;
8.º Por la declaración de nulidad o por la rescisión;
9.º Por el evento de la condición resolutoria;
10.º Por la prescripción..."
Confusión : Es un modo de extinguirse las obligaciones por la reunión en una persona de las
calidades de acreedor y deudor de la misma obligación.
Art. 1665: " Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor se verifica
de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago."
La confusión puede darse por causa de muerte o por acto entre vivos.
La confusión que extingue la obligación principal extingue la fianza, pero la confusión que extingue
la fianza no extingue la obligación principal, es decir lo accesorio sigue la suerte de lo principal pero
no al revés. Art. 1666.
153
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Cuando el heredero acepta la herencia con beneficio de inventario no hay confusión. Art.
1669
Art. 1567 inc. 1º: " Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula..."
Art. 1545: " Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales."
Revocación : Sólo por excepción un contrato puede ser dejado sin efecto por la sola voluntad de
una de las partes contratantes, es decir por la REVOCACION. Esto sucede por ejemplo en el
mandato que de acuerdo al Art. 2163 Nº 3 "El mandato termina Nº 3 Por la revocación del
mandante" y Nº 4 " Por la renuncia del mandatario."
En el arrendamiento la revocación toma el nombre de desahucio.
Al decir el art. 1567 " darla por nula ", en realidad lo que ha querido decir que se tiene por no
contraída la obligación, por inexistente, pero ello no significa que sea nula porque no adolece de
ningún vicio de nulidad.
La regla general es que toda obligación pueda ser dejada sin efecto por mutuo acuerdo de las
partes, y sólo por excepción existen contratos que no pueden ser dejados sin efecto por este medio,
tal es el caso del matrimonio.
70.- EL PAGO
a) CONCEPTO
b) REQUISITOS
c) NATURALEZA JURIDICA
d) EFECTOS
e) MODALIDADES
f) LA DACION EN PAGO
b) Requisitos:
1.- Presupone una obligación previa (civil o natural) llamada a extinguirse, ya que de lo contrario el
pago carecería de causa y podría repetirse.
2.- El que paga debe ser dueño de la cosa pagada o pagar con el consentimiento del dueño de la
cosa, ya que tratándose de obligaciones de dar el pago debe transferir la propiedad, es decir el
pago se efectúa mediante la tradición de la cosa. Pero es válido el pago cuando la cosa pagada es
fungible (consumible) y el deudor la ha consumido de buena fe aunque haya sido hecha por el que
no era dueño. Art. 1575 inc. 3º.
3.- El que paga debe tener capacidad para enajenar, (1575 inc.3º)
4.- Debe verificarse con las solemnidades legales, es decir si se trata del pago de la obligación de
dar un bien raíz debe inscribirse en el C.B.R.
154
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
c) Naturaleza Jurídica:
Es un modo de extinguir las obligaciones.
Por regla general cualquier persona puede pagar por otra y no está permitido al acreedor
rechazar el pago, salvo cuando se trata de obligaciones de hacer en que debe hacerse con
consentimiento del acreedor. Ej. Pintar un cuadro.
El pago debe hacerse al acreedor o a las personas que le suceden. (herederos, legatarios o
donatarios).
Puede hacerse también a su representante (diputado) o,
Al que estaba entonces en posesión del crédito aunque después aparezca que no le
pertenecía.
1.- Cuando el acreedor no tiene la libre administración de sus bienes, salvo en cuanto se probare
que la cosa pagada se ha empleado en provecho del acreedor, y en cuanto este provecho se
justifique de acuerdo al art. 1688. (cuando se hubiere hecho más rico)
2.- Si por resolución judicial se hubiere mandado embargar la deuda o mandado retener lo pagado.
3.- Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso.
El pago debe hacerse en el lugar designado por la convención, y si esta nada dice la ley
suple el silencio diciendo que si se trata de una especie o cuerpo cierto el pago debe hacerse en el
lugar donde se encontraba la especie o cuerpo cierto cuando se contrajo la obligación y si se trata
de otra cosa el pago se hará en el domicilio del deudor, esto es el que tenía al tiempo de constituirse
la obligación aunque se hubiere cambiado, salvo que las partes estipularen otra cosa.
Los gastos del pago son del deudor, salvo acuerdo en contrario y salvo el caso del pago por
consignación en que los gastos de la oferta y consignación son de cargo del acreedor.
155
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
e) Modalidades de pago :
Pago por consignación : Es el modo mediante el cual el deudor o cualquier otra persona cumple
una obligación aún en contra de la voluntad del acreedor que se rehusa a recibir el pago. Art. 1598.
1.- Oferta, que es solemne y tiene por objeto procurar al acreedor la oportunidad de recibir
voluntariamente el pago y, al mismo tiempo poner de manifiesto su resistencia al pago. Arts. 1600 y
1602.
2.- Consignación, es el acto por el cual el deudor se desprende de la cosa, mostrando su inequívoco
propósito de cumplir con su obligación, es el depósito de la cosa que se debe, hecho en virtud de la
repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, o de la incertidumbre acerca de la
persona de éste, y con las formalidades necesarias, en manos de una tercera persona.
Pago con subrogación : La subrogación es la sustitución de una cosa o de una persona por otra,
que ocupa jurídicamente su lugar.
La subrogación puede ser:
Real, substitución de una cosa por otra o,
Personal, substitución de una persona por otra.
Art. 1608 : "La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le
paga."
Subrogación Legal: Se produce por el sólo ministerio de la ley, y aún en contra de la voluntad del
acreedor.
Art. 1610: " Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley y aun contra la voluntad del
acreedor, en todos los casos señalados por las leyes, y especialmente a beneficio,
1.º Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca;
2.º Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el
inmueble está hipotecado;
3.º Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente;
4.º Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia;
5.º Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor;
6.º Del que ha prestado dinero al deudor para el pago; constando así en escritura pública del
préstamo, y constando además en escritura pública del pago haberse satisfecho la deuda con el
mismo dinero." Esta forma de subrogación es solemne, ya que debe dejarse constancia en la
escritura pública del préstamo que el dinero se destinará a pagar una obligación, y también debe
dejarse constancia en la escritura que el pago se hace con el dinero prestado.
Subrogación Convencional : Cobra importancia cada vez que no opera la subrogación legal,
especialmente en el caso de que el pago lo efectúe un tercero extraño sin conocimiento del deudor
que según el Art. 1573 no puede compeler al acreedor para que lo subrogue y por lo tanto sólo
podrá operar la subrogación convencional.
Art. 1611 : " Se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor; cuando éste,
recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y
156
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
acciones que le corresponden como tal acreedor : la subrogación en este caso está sujeta a la regla
de la cesión de derechos, y debe hacerse en la carta de pago."
Efectos de la subrogación :
Art. 1612 : " La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los
derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal,
como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria o subsidiariamente a la deuda.
Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos,
relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que sólo ha pagado una parte del
crédito."
Pago con beneficio de competencia : Es una modalidad de pago, una excepción a la regla en
cuya virtud el pago debe ser total y el acreedor no está obligado a recibir un pago parcial.
Art. 1625 : " Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores para no ser
obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles en consecuencia lo
indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de
devolución cuando mejoren fortuna."
1.- Los descendientes y ascendientes, con tal que no hayan causado al acreedor una ofensa de las
calificadas como causal de desheredamiento.
2.- El cónyuge, que no ha dado motivo al divorcio.
3.- Los hermanos, con tal que no hayan irrogado al acreedor una ofensa de las señaladas como
causales de desheredamiento.
4.- Los consocios, en el mismo caso anterior, pero sólo en las acciones recíprocas que nazcan del
contrato de sociedad.
5.- Al donante, pero sólo en cuanto se trate de hacer cumplir la donación prometida.
6.- Al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes y es perseguido en los que después ha
adquirido para el pago completo de las deudas anteriores a la cesión, pero sólo le deben este
beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo.
De acuerdo al Art. 237 de la Ley de Quiebras goza también del beneficio de competencia el fallido
rehabilitado " El fallido rehabilitado en las condiciones del artículo anterior, gozará del beneficio de
157
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
competencia que acuerda al deudor insolvente el número 6 del artículo 1626 del Código Civil,
mientras no se haya sobreseído definitivamente en el caso del artículo 165 de esta ley."
La rehabilitación del fallido opera por el ministerio de la ley desde que queda a firme la resolución
que lo absuelve o lo sobresee definitivamente en el juicio criminal.
No se puede pedir alimentos y beneficio de competencia, será el deudor quién elegirá. Art.
1627.
f) La dación en pago :
Requisitos :
1.- Debe existir una obligación civil o natural destinada a extinguirse. (si no la dación en pago carece
de causa).
2.- Debe ser distinto la prestación debida y la que se realiza.
3.- El acreedor debe consentir.
4.- Cuando la dación en pago se traduzca en dar una cosa, el deudor debe ser capaz de enajenarla
y dueño de la misma.
5.- Debe hacerse con las solemnidades, es decir si se trata de bienes raíces deberá inscribirse.
Se discute, para algunos sería una novación por cambio de objeto, lo que importaría
para los efectos de una posible evicción de la cosa entregada, ya que extinguida la obligación
primitiva el acreedor no tendría más que la acción de evicción en contra del deudor, es decir
perdería cualquier garantía.
Otros sostienen que es una modalidad de pago, señalando que no existe nueva obligación sino una
autorización del acreedor para que el deudor pague con una cosa diversa de la debida, así en caso
de evicción de la cosa el acreedor podrá exigir, al igual que en el pago, el cumplimiento de la
obligación ya que la dación en pago no fue capaz de extinguir la obligación, y además tendrá las
acciones del crédito.
Lo anterior no rige para la fianza de acuerdo a lo establecido por el Art. 2382 : " Si el
acreedor acepta voluntariamente del deudor principal en descargo de la deuda un objeto distinto del
que este deudor estaba obligado a darle en pago, queda irrevocablemente extinguida la fianza,
aunque después sobrevenga evicción del objeto."
71.- LA NOVACION
Art. 1628 : " La novación es la substitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda
por tanto extinguida."
Naturaleza Jurídica : Tiene una doble finalidad, la de extinguir una obligación anterior y la de crear
una obligación nueva, así el Art. 1630 habla de contrato de novación.
Requisitos de la Novación :
158
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
1.- Que exista una obligación válida a lo menos naturalmente llamada a extinguirse;
2.- Que exista una nueva obligación que reemplaza a la anterior;
3.- Debe existir una diferencia sustancial entre ambas obligaciones;
4.- Las partes deben tener capacidad para novar;
5.- Intención de novar o animus novandi, este animo podrá ser expreso o tácito, sólo en el caso de
la novación por cambio de deudor se requiere una manifestación expresa del acreedor tendiente a
dar por libre al primitivo deudor.
Formas de Novación:
Es decir, hay novación Objetiva, por cambio de objeto o causa, y novación Subjetiva por
cambio de acreedor o cambio de deudor.
No son novación por no ser cambios sustanciales : * El cambio del lugar de pago, * La prórroga o
reducción del plazo, * El aumento o disminución de la cantidad, género o especies debidas, * La
estipulación de una cláusula penal, salvo si en el caso de infracción sólo es exigible la pena, se
entenderá novación desde que el acreedor exige sólo la pena.(1647)
Efectos de la novación:
* Extingue la obligación anterior,
* Extingue los intereses salvo pacto en contrario,
* Extingue las prendas e hipotecas, salvo pacto en contrario,
* Extingue irremediablemente los privilegios inherentes a la antigua obligación.
* Cesa la responsabilidad de los fiadores y codeudores solidarios que no han accedido a ella
Cuando la novación es por cambio de deudor el antiguo deudor queda libre de toda
obligación, salvo que se haya hecho reserva para el caso de la insolvencia del nuevo deudor, y en el
caso de que la insolvencia fuese anterior a la novación pública o conocida del antiguo deudor.
72.- LA COMPENSACION
Clases de compensación :
159
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 1652 : " La remisión o condonación de una deuda no tiene valor, sino en cuanto el acreedor es
hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella."
** Voluntaria o forzada, generalmente será voluntaria pero en el caso de quiebra puede ser forzada
cuando la mayoría de los acreedores así lo estipula por cierta parte de sus créditos, será obligatoria
para la minoría.
** Testamentaria o por acto entre vivos, la testamentaria importa un legado, la por acto entre vivos
importa una donación y se rige por las normas de la donación.
** Total o parcial, es total cuando el acreedor renuncia al total del crédito y parcial cuando sólo se
refiere a una parte de él, asimismo los efectos de una será la extinción total de la obligación y sus
garantías en cambio la otra extingue parcialmente la deuda.
La remisión debe ser expresa pero la ley la presume en el caso de la entrega del título libre y
espontáneamente, y en el caso de la destrucción o cancelación del mismo por el deudor.
160
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
¿Cuándo se pierde o perece una cosa? Cuando el cuerpo cierto que se debe perece :
1º porque se destruye, no sólo referido a una destrucción material sino que también de acuerdo al
Art. 1486 todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el objeto a que según su naturaleza o
según la convención se destina, se entiende destruir la cosa.
2º porque deja de estar en el comercio;
3º porque desaparece y se ignora si existe, esto es, por el extravío de la cosa, ya que es un
obstáculo material para el cumplimiento de la obligación.
La pérdida de la cosa puede ser total o parcial, si es total extingue totalmente la obligación, si es
parcial deja subsistente la obligación y el acreedor debe soportar los deterioros.
Efectos de la pérdida de la cosa cuando no es imputable al deudor:
Si la pérdida de la cosa es total y fortuita extingue la obligación, salvo que el caso fortuito se
produzca durante la mora del deudor de entregar la cosa en cuyo caso se distingue si la cosa habría
perecido o no en manos del acreedor, cuando el deudor por pacto expreso se hace responsable del
caso fortuito, o cuando la ley lo hace responsable.
Art. 1672 : " Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del
deudor subsiste, pero varía de objeto; el deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al
acreedor.
Art. 1678 : " Si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor, que inculpablemente
ignoraba la obligación, se deberá solamente el precio sin otra indemnización de perjuicios.
Esto se puede dar en el caso del heredero que destruye una cosa sin saber que su causante (y él
como su sucesor) tenía la obligación de darla.
El hecho o culpa del deudor comprende además el de las personas por quienes responde, así lo
señala el Art. 1679.
Cuando la cosa perece por un hecho o culpa de un extraño por quién el deudor no responde la
obligación se extingue, pero el deudor está obligado a ceder acreedor las acciones que le competan
contra el tercero para la indemnización del daño causado. Art. 1677.
*** Si la cosa no hubiere perecido estando en manos del acreedor, se debe el precio de la cosa y los
perjuicios de la mora.
*** Si la cosa igualmente hubiere perecido estando en manos del acreedor, la obligación se extingue
y se deben sólo los perjuicios de la mora, salvo el caso de la persona que hubiere robado o hurtado
la cosa, en ese caso según el Art. 1676 no puede alegar le caso fortuito que hubiere destruido la
cosa en manos del acreedor, es decir, debe igualmente la cosa porque su obligación de restituirla no
se extingue.
El deudor puede convenir con el acreedor por medio de un pacto expreso que se hace responsable
del caso fortuito o de algún caso particular de fuerza mayor, en ese caso el Art. 1673 dispone que
"se observará lo pactado".
161
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 1675 : " Si reaparece la cosa perdida cuya existencia se ignoraba, podrá reclamarla el acreedor,
restituyendo lo que hubiere recibido en razón de su precio."
Prueba de la diligencia:
De acuerdo al Art. 1547 " la prueba de la diligencia o cuidado incumbe la que ha debido
emplearlo ", en el caso de las obligaciones de especie o cuerpo cierto el deudor está obligado a
conservar la cosa hasta el momento de la entrega y de emplear en ello el cuidado debido,
(generalmente como buen padre de familia cuando el contrato reporta beneficios recíprocos), por
ello el Art. 1671 señala " Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido
por hecho o por culpa suya", y el Art. 1674 dice "El deudor es obligado a probar el caso fortuito que
alega.
Si estando en mora pretende que el cuerpo cierto habría perecido igualmente en poder del
acreedor, será también obligado a probarlo."
Art. 2492: " La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y
derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y
derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.
Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción.
La prescripción extintiva " es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, por no haberse
ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás
requisitos legales."
Requisitos de la prescripción :
La regla general es que todas las acciones son prescriptibles, salvo las que la ley declara
imprescriptibles como son .
162
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La prescripción debe ser alegada, no puede el juez declararla de oficio, salvo en el caso
del juicio ejecutivo en que el juez para ordenar la ejecución debe examinar el título y, sí este tiene
más de tres años denegará la ejecución. (442 CPC); en el juicio criminal para la prescripción de la
acción y de la pena, ya que de acuerdo al Art. 102 del Código Penal " la prescripción será declarada
de oficio por el tribunal aun cuando el reo no la alegue, con tal que se halle presente en el juicio."
Puede alegar la prescripción el deudor principal, el fiador, los codeudores solidarios y todo
tercero que haya hipotecado o empeñado bienes propios en garantía de una deuda ajena.
Puede alegarse como acción o como excepción.
Puede renunciarse pero sólo una vez cumplida, y por quién pueda enajenar. (2494 y 2495).
La prescripción puede renunciarse expresa o tácitamente.
Interrupción de la prescripción :
Es el efecto de ciertos actos del acreedor o del deudor que destruyen los fundamentos de la
prescripción e impiden que ésta tenga lugar, tiene el doble efecto de detener el curso y de hacer
ineficaz el tiempo transcurrido con anterioridad.
Puede ser : Art. 2518 : " La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya
natural, ya civilmente.
Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa,
ya tácitamente.
Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvos los casos enumerados en el artículo
2503."
** La interrupción de la prescripción tiene efectos relativos, sólo afecta a las personas entre
quienes se ha producido.
Art. 2519 : " La interrupción que obra en favor de uno de varios coacreedores, no aprovecha a los
otros, ni la que obra en perjuicio de uno de varios codeudores, perjudica a los otros, a menos que
haya solidaridad, y no se haya ésta renunciado en los términos del artículo 1516."
Excepciones a la relatividad de los efectos de la interrupción:
- Tratándose de obligaciones solidarias, la interrupción que aprovecha a uno de los varios
acreedores, beneficia a los demás y la que obra en perjuicio de uno de los varios deudores,
perjudica a sus codeudores.
- Para las obligaciones indivisibles, el Art. 1529 dispone : " La prescripción interrumpida respecto de
uno de los deudores de la obligación indivisible, lo es igualmente respecto de los otros."
163
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION :
Art. 2520 : " La prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas
enumeradas en los números 1º y 2º del artículo 2509."
Es decir la prescripción se suspende en favor de :
** 1º Los menores, los dementes, los sordomudos; y todos los que estén bajo patria potestad
paterna o bajo tutela o curaduría;
** 2º La mujer casada en sociedad conyugal mientras dure ésta.
La suspensión en favor de estas personas no es ilimitada, así lo señala el Art. 2520 inc. 2º "
Transcurridos diez años no se tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas en el inciso
precedente."
Art. 2509 inc. 1º: " La prescripción ordinaria puede suspenderse, sin extinguirse: en este caso,
cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno
hubo."
El efecto de la suspensión es que se detiene el curso y luego cesando la suspensión se cuenta el
tiempo anterior.
Forma de computar los plazos: Art. 48: " Todos los plazos de días, meses o años de que se haga
mención en las leyes o en los decretos del Presidente de la República, de los tribunales o juzgados,
se entenderá que han de ser completos; y correrán además hasta la medianoche del último día del
plazo.
El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los
respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 ó 31 días, y el
plazo de un año de 365 ó 366 días, según los casos.
Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que el
mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero
de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.
Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de edad, y en general a
cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades chilenas;
salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa."
Art. 49: " Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que
vale si se ejecuta antes de la medianoche en que termina el último día del plazo; y cuando se exige
que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se
entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino después de la medianoche en que termine
el último día de dicho espacio de tiempo."
Es decir:
Los plazos han de ser completos (comprenden los feriados) y corren hasta la medianoche del último
día del plazo.
164
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Por regla general, de acuerdo al Art. 2514 inc. 2º : " Se cuenta este tiempo desde que la
obligación se haya hecho exigible."
Excepto:
Art. 1880 : El plazo de prescripción de la acción resolutoria, que proviene del pacto comisorio
prescribe en un plazo, desde la "fecha del contrato".
Art. 1216 : La acción de reforma de testamento prescribe en cuatro años contados " desde el día en
que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios".
TIPOS DE PRESCRIPCION :
1º *** De los derechos personales o créditos nacen las acciones personales que generalmente
prescriben de acuerdo al Art. 2515
Art. 2515 : " Este tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las
ordinarias.
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de tres años, y convertida en
ordinaria durará solamente otros dos."
2º *** De los derechos reales nacen las acciones reales que prescriben de acuerdo al Art. 2517.
Art. 2517 : " Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción
adquisitiva del mismo derecho."
Ejemplo :
La acción reivindicatoria prescribe cuando opera la prescripción adquisitiva del derecho de
dominio, por lo que el plazo podrá variar de 2 a 10 años, ya que el plazo de prescripción ordinaria de
los bienes muebles es de 2 años y de los inmuebles de 5, y el plazo de la extraordinaria es de 10
años.
El plazo de la acción de petición de herencia también puede ser diverso, ya que el derecho
de herencia y la acción consiguiente de petición se extinguen por la prescripción adquisitiva del
respectivo derecho. Regularmente se adquiere la herencia en el plazo de 10 años 2512 Nº 1, pero
el heredero putativo, a quién se ha dado la posesión efectiva de la herencia, la adquiere en cinco
años.
***** Las acciones accesorias siguen la suerte de la principal, así " la acción hipotecaria, y las
demás que proceden de una obligación accesoria, prescriben junto con la obligación a que
acceden." (2516). Ejemplos :
La fianza se extingue en todo o parte por la extinción de la obligación principal. (2381 Nº 3).
La hipoteca se extingue junto con la obligación principal (2434 inc.1º).
3º *** Las acciones que provienen de derechos reales que constituyen desmembraciones del
dominio, como el usufructo y las servidumbres, prescriben tanto de acuerdo a las reglas del 2515
como del 2517.
- Servidumbres se extinguen por prescripción de cinco años, ( y por lo tanto se adquieren por
prescripción ) salvo " Las servidumbres discontinuas de todas clases y las continuas inaparentes
sólo pueden adquirirse por medio de un título; ni aún el goce inmemorial bastará para constituirlas."
Pero además las servidumbres se extinguen " por haberse dejado de gozar durante tres años."
- Los derechos de usufructo, uso y habitación prescriben por haberse dejado de gozar durante 5
años.
165
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
1ª Prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del fisco y de las municipalidades
provenientes de toda clase de impuestos. Salvo,
** Los impuestos sujetos a declaración, es decir los que deben ser pagados previa declaración del
contribuyente o del responsable del impuesto, el plazo será de seis años cuando la declaración no
se hubiere presentado o fuere maliciosamente falsa.
** El impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, el plazo será de seis años cuando el
contribuyente no hubiere solicitado la liquidación provisoria o definitiva del impuesto.
2ª Prescriben en dos años los honorarios de jueces, abogados, procuradores; los de médicos y
cirujanos; los de directores o profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y
en general, de los que ejercen cualquiera profesión liberal. Se denominan profesiones liberales
aquellas en que se despliega un esfuerzo predominantemente intelectual, que demandan estudios
especiales y requieren de un título profesional.
3ª Prescribe en un año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los
artículos que despachan al menudeo.
La de toda clase de personas por el precio de servicios que le prestan periódica o accidentalmente;
como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc.
De acuerdo al art. 2523 Las prescripciones mencionadas en los dos artículos precedentes
corren contra toda clase de personas, y NO ADMITEN SUSPENSION ALGUNA.
1º Desde que interviene pagaré u obligación escrita, o concesión de plazo por el acreedor.
2º Desde que interviene requerimiento.(demanda judicial).
De acuerdo al art. 201 del Código Tributario la prescripción en contra del fisco se interrumpe
además, "desde que intervenga notificación administrativa de un giro o liquidación".
En el caso del Art. 201 del Cód. Tributario cuando la interrupción se produzca por la notificación
administrativa de un giro o liquidación, el efecto será que empezará a correr un nuevo término que
será de tres años, el cual sólo se interrumpirá por el reconocimiento u obligación escrita o por el
requerimiento judicial.
166
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 2524 : " Las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales que
nacen de ciertos actos o contratos, se mencionan en los títulos respectivos, y corren también contra
toda persona; salvo que expresamente se establezca otra regla."
Ejemplos de estas acciones :
Art. 928, La acción de despojo violento prescribe en seis meses.
Art. 1866, La acción redhibitoria en la venta de cosas muebles prescribe en seis meses y un año si
se trata de inmueble.
Art. 920, Las acciones posesorias prescriben en un año.
Art. 1869, La acción para pedir la rebaja del precio por existir vicios redhibitorios prescribe en un
año.
Art. 1216, La acción de reforma de testamento prescribe en cuatro años.
Art. 1885, la acción derivada del pacto de retroventa prescribe en cuatro años.
Art. 2332, la acción para perseguir la responsabilidad por un delito o cuasidelito civil prescribe en
cuatro años desde la perpetración del hecho.
La teoría de la contratación dice relación con la fuente más importante de obligaciones; Los
contratos.
El contenido de la misma, involucra entre otras cosas : concepto de contrato, características,
elementos, interpretación, efectos entre las partes y respecto de terceros, y extinción de los
contratos, sea ésta por voluntad de las partes o por causas legales.
167
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
a) Concepto:
Contrato es el acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones.
Aunque el código señala en el Art.1.438 " Contrato o convención es una acto por el cual una parte
se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas
personas." Esta definición no es buena, ya que la convención es el género y contrato una especie
de convención.
La diferencia radica en que la convención puede tener por objeto crear, modificar o extinguir una
obligación, en cambio el contrato tiene por objeto sólo CREAR OBLIGACIONES.
Tampoco puede confundirse el contrato con la obligación a que éste da origen, ya que el Art. 1.438
define mas bien la obligación, ya que es ahí donde una de las partes queda ligada para con otra a
dar hacer o no hacer una cosa, la relación entre el contrato y la obligación es la misma que hay
entre la madre y el hijo, una le da nacimiento al otro, lo crea; así el contrato CREA la obligación,
pero no todas las obligaciones nacen de los contratos, pueden nacer de otra de las fuentes de las
obligaciones.
c) Clasificación :
1.- Atendiendo al número de partes UNILATERALES
que quedan ligadas por él BILATERALES
168
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
SOLEMNES
Importancia de la clasificación :
1º Para determinar la responsabilidad del deudor, ya que de acuerdo al art.1.547 el deudor no es
responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza sólo son útiles al
acreedor, es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de
las partes; y de la levísima, en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio.
2º Para determinar el efecto que produce el error en cuanto a la persona, ya que generalmente los
contratos gratuitos se hacen en consideración a la persona y el error trae nulidad.
3º Para la calificación entre actos comerciales y civiles, ya que en materia comercial los contratos
gratuitos o tienen cabida.
4º En los efectos de la acción pauliana, porque para que sea objeto de ella un contrato gratuito sólo
se requiere el perjuicio de los acreedores y la mala fe del deudor, en cambio en los contratos
bilaterales además se requiere la mala fe del tercero con quién el deudor contrata.
5º Para ciertos efectos en materia de obligaciones condicionales; En los contratos gratuitos como la
donación entre vivos, el derecho del acreedor condicional no pasa a los herederos.
Art.1.441 : " El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o
hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si
el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio."
Importancia de la clasificación :
Tratándose de la rescisión por lesión enorme, sólo tiene cabida respecto de algunos contratos
conmutativos, pero jamás respecto de los aleatorios.
169
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Importancia de la clasificación :
La nulidad del contrato principal acarrea la nulidad del contrato accesorio, pero lo principal no sigue
la suerte de lo accesorio.
Cuando dice "tradición" debería haber dicho entrega, ya que no todos los contratos reales tienen por
objeto transferir el dominio.
Importancia de la clasificación :
Tiene importancia para determinar el momento en que el contrato se genera, en que nacen las
obligaciones para las partes, y en que comienzan a producirse todos los efectos que le son propios.
En realidad los artículos 1560 a 1566 no son obligatorios para el juez, sino que son consejos que el
legislador entrega al juez, de ahí que muchos estiman que no debieron consignarse en el código y
dejar mayor libertad a los jueces, pero en esto el código siguió al francés. (Alessandri).
Existen dos sistemas de interpretación, el subjetivo y el objetivo, el código adopta el subjetivo que
no es sino una manifestación del hecho de que se prefiere la voluntad real a la declarada.
En el caso de haber discusión respecto de las cláusulas de un contrato el juez deberá buscar la
intención siguiendo las siguientes reglas :
170
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
1º Art. 1.561 : " Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia
sobre que se ha contratado." Así en la transacción en que una persona renuncia a todo derecho
sobre una cosa, que con posterioridad adquiere por sucesión por causa de muerte, no puede
extenderse sino hasta los derechos que fueron discutidos en su oportunidad.
2º Art.1.562 : " El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a
aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno."
Esto tiene su razón de ser en el hecho que las partes que contratan se supone son personas
normales y lo lógico será que estipulen cláusulas con un objetivo, de no ser normales el acto sería
nulo por incapacidad, de ahí que sea ilógico pensar que una cláusula de un contrato está puesta
para nada, por ello el código señala que debe preferirse el sentido en que produzca algún efecto a
aquél en que no produzca ninguno.
3º Art.1.563 : " En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria deberá estarse a la
interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato.
Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen.
4º Art.1.564: Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el
sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad.
Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la
misma materia.
O por aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con
aprobación de la otra."
Lo anterior se entiende desde el punto de vista que una persona cuando se obliga siempre pretende
obligarse por lo menos y recibir lo mas, de ahí que deba favorecerse al deudor en el caso de que no
se puedan aplicar las reglas anteriores, y como consecuencia de que nadie puede aprovecharse de
su propia culpa las que sean ambiguas se interpretarán en contra del que la hizo.
Hay que distinguir entre los efectos respecto de las partes, sus sucesores y respecto de terceros :
171
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Es decir, respecto de las partes contratantes el contrato legalmente celebrado tiene la fuerza de una
ley, esto es, tiene fuerza obligatoria respecto de ellos.
Además de acuerdo al Art.1546 " Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente
obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la
naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella."
Si se trata de sucesores a título singular, es decir aquellos que suceden a una persona en
uno o más bienes determinados, como el comprador, el legatario etc.
La regla general es que los contratos celebrados no afectan a los sucesores a título singular,
pero puede suceder que un contrato afecte al sucesor, por ej. será el caso en que una persona
compra una casa hipotecada, en este caso el contrato de hipoteca celebrado por el causante
producirá efectos respecto del tercero, también cuando el título del causante tenía algún vicio, ya
que " nadie puede adquirir mas derechos que los que tenía su causante."
RESPECTO DE TERCEROS:
Son terceros todos aquellos cuya voluntad no ha concurrido a la celebración del acto.
La regla general es que los contratos no afectan a los terceros.
Salvo :
*** Estipulación por otro o a favor de otro, Art. 1449, en este punto el Código ha sido original y ha
consagrado ampliamente el derecho de estipular a favor de otro, lo que tiene mucha importancia,
por ejemplo en el contrato de seguro y en el de transporte.
Art. 1449 : " Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho
para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no
intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes
que concurrieron a él.
Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del
contrato."
Requisitos:
1. Es necesario que el tercero sea extraño a la convención.
2. Es necesario que el estipulante obre a nombre propio, ya que si lo hace a nombre del tercero se
regirá por las normas la agencia oficiosa.
3. Sólo el tercero puede demandar lo estipulado.
4. Mientras no haya aceptación del tercero las partes pueden revocar el contrato por su sola
voluntad.
*** Promesa hecho ajeno, Art.1450, " Siempre que uno de los contratantes se compromete a que
por una tercera persona, de quién no es legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse
172
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación; y
si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa."
La muerte de una de las partes, se trata de los contratos en que la aptitud o consideración de la
persona es determinante en el contrato como por ejemplo en el mandato, sociedad colectiva.
La Llegada del plazo o término extintivo, cuando el contrato ha sido celebrado por un plazo
determinado se disuelve por la llegada del plazo por el solo ministerio de la ley.
Nulidad y rescisión, Art.1567 "Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las
partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o parte.
a) Concepto : El contrato de promesa es aquel por el cual las partes se obligan a celebrar un
contrato determinado en cierto plazo o en el evento de cierta condición.
Art.1.554 : " La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que concurran
las circunstancias siguientes :
1ª Que la promesa conste por escrito;
173
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
2ª Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces;
3ª Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato;
4ª Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que sea
perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban.
Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente."
Del propio Art. se desprende que sólo se refiere a los contratos reales y solemnes, ya que de
acuerdo al Nº 4 debe faltar la tradición o las solemnidades, y además de no ser así quedaría
perfeccionado el contrato prometido con el solo consentimiento de la promesa.
b) Requisitos : Como en todo contrato deben concurrir los requisitos exigidos por la ley ( art.1445 ),
es decir consentimiento sin vicios, capacidad, objeto y causa lícitos, pero además deben cumplirse
ciertos requisitos especiales del contrato de promesa que son :
1.- Debe constar por escrito. (solemnidad, pero no esc. pública)
2.- Que el contrato no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces; es decir debe tener un
objeto lícito.
3.- Que la promesa contenga un plazo o condición que señale la época de la celebración del
contrato prometido.
4.- Que en la promesa se especifique de tal manera el contrato prometido que sólo falten para que
sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban.
c) Efectos: El contrato de promesa crea una obligación de hacer, cual es la de celebrar el contrato.
Así, si no se cumple por una parte puede pedirse que se declare resuelto el contrato de promesa y
se ordene el pago de los perjuicios, o bien se puede ejecutar de acuerdo al procedimiento de
apremio para las obligaciones de hacer, así el Art.532 del CPC establece que "Si el hecho debido
consiste en la suscripción de un instrumento o en la constitución de una obligación por parte del
deudor, podrá proceder a su nombre el juez que conozca del litigio, si, requerido aquél, no lo hace
dentro del plazo que le señale el tribunal."
d) Naturaleza Jurídica: Es un contrato bilateral, la Corte Suprema ha resuelto que para que sea
válida la promesa debe ser bilateral.
a) Concepto : Art.1.793: " La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar
una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el
comprador da por la cosa vendida, se llama precio."
b) Características :
** Es un contrato bilateral, ya que las partes se obligan recíprocamente.
** oneroso, porque otorga beneficios para ambas partes.
** regularmente conmutativo, las prestaciones se miran como equivalentes, pero puede ser
aleatorio, ej. La venta de cosas que se espera que existan.
** principal, subsiste por sí mismo.
174
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
** consensual, ya que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, salvo en el caso de la
venta de bienes raíces, servidumbres y censos y la de una sucesión hereditaria, que no se reputan
perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública.(1.801 inc.2º).
c) Requisitos: consentimiento
cosa vendida
precio
solemnidades prescritas por la ley
** Consentimiento, al igual que en todo contrato, sin vicios, debe haber consentimiento en cuanto a
la cosa vendida, al precio y a la naturaleza del acto.
++ Determinada y singular determinada o determinable pero el contrato deberá dar las reglas para
determinarla, en cuanto al género debe estar determinada y, singular porque la ley no acepta la
venta de universalidades jurídicas, lo que no obsta a que una persona venda todo lo que tiene, pero
deberá expresar cada una de las cosas que vende, y deberá de acuerdo al artículo 1.811 hacerlo
por escritura pública.
++ Debe existir o esperarse que exista, aquí hay que distinguir, si la cosa vendida no existe, pero se
espera que exista, en este caso la venta será condicional, sujeta a la condición suspensiva de que
exista la cosa. Art.1.813., si la cosa no existe y no se espera que exista falta el objeto por lo que el
contrato no puede formarse, pero si lo que se vende es la suerte, es decir la contingencia de existir
una cosa, entonces el contrato existe, pero el contrato es aleatorio.
++ La cosa no debe pertenecer al comprador, por eso el Art.1.816 señala "La venta de cosa propia
no vale", es nula absolutamente porque falta la causa del comprador. Pero la venta de cosa ajena
es válida, sin perjuicio de los derechos del dueño.
** Precio, es el dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa. Este debe :
++ Debe consistir en dinero, es de la esencia del contrato que el precio se fije en dinero, sin
perjuicio que después la obligación sea novada y se pague en otra forma, es de la esencia que se
fije en dinero, porque de lo contrario habría permuta, de ahí que el Art. 1.794 establece que "Cuando
el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más
que el dinero; y venta en el caso contrario."
++ Debe ser real y serio, esto es, que exista efectivamente una suma de dinero que se pague a
cambio de la cosa, no es real el precio simulado o fingido, y no es serio cuando es irrisorio. Es decir,
debe ser fijado de tal manera que se manifieste que el acreedor puede exigirlo y el deudor deba
entregarlo; esto no significa que sea justo, solo por excepción en la venta de bienes raíces el precio
debe tener una justicia relativa.(Lesión enorme).
++ El precio debe ser determinado, esto es que se le conozca con toda precisión y que se sepa
exactamente a cuanto asciende. Lo normal será que lo determinen las partes, pero puede hacerlo
un tercero designado por ellas, jamas al arbitrio de una sola parte. Puede también ser determinable
pero para ello deben darse en el contrato todas las indicaciones para determinarlo.
175
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
** Solemnidades prescritas por la ley en ciertos casos, la compraventa por regla general es
consensual, y sólo por excepción es solemne; Esta excepción la encontramos en el art. 1.801 inc 2º
que establece que la venta de bienes raíces, servidumbres y censos y la de una sucesión
hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública, la
omisión de esta solemnidad de acuerdo al Art. 1.682 acarrea la nulidad absoluta de la compraventa,
ya que son solemnidades exigidas en consideración a la naturaleza del acto o contrato.
Además de acuerdo al Art.1.701 la falta de instrumento público no puede suplirse por otra
prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad y su omisión hará que los
actos se miren como no ejecutados o celebrados.
Existen solemnidades dadas por las circunstancias especiales en que se celebra o a las
personas que intervienen,
Ejemplos :
** Las ventas forzadas deben hacerse previa tasación y publicación de avisos, en pública subasta,
ante el juez que conoce de la causa, quién firma como representante legal del vendedor.
** Las ventas de bienes raíces pertenecientes a incapaces deben hacerse previa autorización
judicial y en subasta pública.
---> Las partes pueden estipular ciertas formalidades, y en ese caso cualquiera de ellas podrá
retractarse mientras no se otorgue la escritura pública o privada o no haya principiado la entrega de
la cosa vendida.
LAS ARRAS : Art. 1.803, 1.804, 1.805 Consisten en una cantidad de dinero u otras cosas muebles
que se dan en garantía de la celebración del contrato, o bien en parte del precio, o en señal de
quedar convenidos.
La diferencia radica en que si son garantía las partes no han quedado inmediatamente
ligadas por el contrato sino que se han reservado la facultad de desistirse perdiendo el valor de las
arras dadas o devolverlas dobladas, pero en este caso pueden desistirse hasta en dos meses
desde la celebración de la convención, en caso que no hayan estipulado plazo, salvo que hayan
otorgado escritura pública o haya principiado la entrega de la cosa, en cambio, si son parte del
precio o en señal de quedar convenidos, el contrato ha quedado perfecto, salvo que se requiera
escritura pública, pero para que las arras puedan entenderse dadas como parte del precio o en
señal de quedar convenidos es necesario que concurran dos circunstancias :
GASTOS DEL CONTRATO : La regla general es que los gastos del contrato sean del vendedor,
esto porque la ley supone que ellos han sido tomados en cuenta e incluidos en el precio por el
vendedor, pero nada obsta a que las partes acuerden que otra cosa.
176
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La regla general en todo contrato es la capacidad, pero tratándose del contrato de compraventa
existen ciertas incapacidades especiales, estas pueden ser dobles, es decir tanto para vender como
para comprar, o simples, es decir sólo para vender o sólo para comprar.
No pueden comprar:
** Se prohibe al empleado público comprar los bienes públicos o particulares que se vendan
por su ministerio, aunque la venta se haga en pública subasta. Art.1.798.
** Se prohibe a los jueces, abogados, procuradores o escribanos comprar los bienes en cuyo
litigio han intervenido, y que se vendan a consecuencia del litigio, la prohibición rige aunque se
venda en pública subasta. Art1.798.
** Se prohibe a los tutores y curadores comprar parte alguna de los bienes de sus pupilos sino
es de acuerdo a las normas del título de la administración de los tutores y curadores, Art.412
diferencia entre bienes muebles e inmuebles, señala que podrán comprar los bienes muebles sólo
con autorización de otros tutores o del juez, pero la compra de bienes inmuebles no puede hacerse
ni siquiera con autorización del juez, esta prohibición se extiende también al cónyuge y los
descendientes y ascendientes del tutor.
** Se prohibe a los mandatarios, síndicos y albaceas, comprar las cosas que hayan de pasar
por sus manos.
El contrato de compraventa puede hacerse sujeto a modalidades como condición, plazo o modo, o
algunas especiales entre las cuales están la venta hecha al peso, cuenta o medida, la venta a
prueba o al gusto, la importancia es que el riego lo soporta el vendedor mientras el comprador no
manifiesta su voluntad de comprar.
EFECTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA : Son los derechos y obligaciones que genera
para las partes contratantes.
177
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
** Con respecto a la primera obligación cabe señalar que el vendedor se obliga a entregar la
posesión tranquila de la cosa al comprador, haciéndole la tradición de la cosa. (bienes muebles por
la entrega real o simbólica y bienes raíces por la inscripción en el C.B.R., salvo la tradición de las
servidumbres que se verifica por escritura pública en que el tradente expresa constituirla y el
adquirente expresa aceptarla, pero la servidumbre de alcantarillado en predios urbanos debe
inscribirse y la tradición de las minas debe hacerse por la inscripción en el registro de propiedades
del conservador de minas).
El vendedor goza del derecho legal de retención para el caso de que el comprador no pague el
precio o no esté pronto a pagarlo, y también cuando habiéndose estipulado plazo para el pago el
vendedor se vea en peligro de perder el precio como consecuencia de una disminución
considerable de la fortuna del comprador.
EVICCION:
Obligación de sanear la cosa en caso de evicción, esta se traduce en que el vendedor estará
obligado a proteger al comprador cada vez que sea víctima de la agresión de terceros reclamando
derechos sobre la cosa, que embaracen su goce y turben su posesión, y si pierde está obligado a
indemnizarle.
Requisitos de la evicción :
1. Que el comprador sea privado en todo o parte de la cosa por sentencia judicial,
2. Que la causa sea anterior a la compra,
3. Que el vendedor sea citado de evicción.
178
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Por renuncia, salvo que haya mala fe del vendedor y, en todo caso no exonera al vendedor
de restituir el precio, salvo que el comprador supiera que la cosa era ajena o hubiera tomado sobre
sí la evicción por pacto expreso.
Por prescripción, la obligación de defender es imprescriptible, pero una vez evicta la cosa
prescribe el derecho a pedir las indemnizaciones en cuatro años, salvo la acción para pedir se
restituya el precio de la cosa que prescribe en cinco años. Se contará el tiempo desde la sentencia
de evicción o si no hubo desde la fecha de la restitución de la cosa.
Por disposición de la ley,
Se limita :
En las ventas forzadas se limita sólo a la devolución del precio,
En el caso que el vendedor se allane a la demanda y el comprador siga por sí solo no
comprende las costas del pleito, ni los frutos percibidos durante el tiempo de la defensa.
Se extingue totalmente:
Cuando el vendedor citado de evicción no comparece pero el comprador pierde por no
oponer una excepción suya en el juicio.
Cuando sin el consentimiento del vendedor el comprador se somete a un arbitro.
Cuando el comprador perdió la posesión por su culpa y de ello se derivo la evicción.
VICIOS REDHIBITORIOS:
Esta obligación del vendedor comprende que debe responder de los defectos ocultos de ésta,
llamados vicios redhibitorios.
Los vicios redhibitorios autorizan para pedir que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente
el precio, a esta acción se llama de quanti minoris.
La acción redhibitoria no es otra cosa que la acción encaminada a que se resuelva el contrato.
179
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Por prescripción, el plazo para ejercer la acción redhibitoria será de seis meses respecto de las
cosas muebles, y de un año respecto de los inmuebles, y respecto de la acción para pedir la rebaja
del precio (quanti minoris) será de un año para los muebles dieciocho meses para los inmuebles.
Obligación de recibir la cosa : En caso de mora de parte del comprador en recibir la cosa deberá
abonar los gastos de almacén, y el vendedor quedará eximido del cuidado ordinario y sólo
responderá del dolo o culpa grave.
Obligación de pagar el precio: Es de la esencia del contrato, sin embargo, puede el comprador
retener el pago en el caso en que se vea expuesto a perder la cosa por evicción, pero si fuere
turbado en el goce de la cosa o cuando probare que existe contra ella una acción real de que el
vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato, pero deberá depositar el
precio con autorización judicial, y durará este depósito hasta que el vendedor haga cesar la
turbación o afiance las resultas del juicio.
Si no se paga el precio el vendedor puede pedir la resolución del contrato, o el cumplimiento forzado
con indemnización de perjuicios.
Si se pide la resolución del contrato tiene el vendedor derecho a que se le restituya la cosa con los
frutos percibidos durante el tiempo, más la indemnización de los perjuicios sufridos y deberá restituir
al comprador la parte del precio que hubiere pagado, mas las mejoras necesarias, ya que al
comprador se le reputa como poseedor de mala fe salvo que pruebe que sin culpa suya su fortuna
sufrió un menoscabo tan grande que le hizo imposible cumplir el contrato.
Art. 680 inc.2º en relación al 1.874, de acuerdo al primero si el vendedor se reserva expresamente
el dominio de la cosa hasta la paga del precio, la tradición no hará dueño al comprador, pero el
1.874 establece que dicha cláusula sólo producirá el efecto de otorgar al vendedor la posibilidad de
pedir la resolución del contrato en caso de no pagarse el precio.
En el pacto comisorio calificado se estipula que el incumplimiento resolverá ipso facto el contrato,
pero en este caso tampoco opera de inmediato ya que el deudor podrá enervar la acción resolutoria
dentro de las 24 horas siguientes a la notificación judicial de la demanda, pagando.
2.- Pacto de retroventa : Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de recobrar
la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en
defecto de esta estipulación lo que le haya costado la compra.
180
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
En el fondo importa una condición resolutoria del contrato de compraventa, ya que se estipula que
dentro de un plazo podrá el vendedor resolver el contrato haciendo valer su derecho a la retroventa.
El plazo máximo para hacer efectivo el derecho del vendedor a pedir la retroventa es de cuatro años
contados desde la fecha del contrato.
El derecho debe hacerlo valer judicialmente, salvo que el comprador este dispuesto a ejecutar la
retroventa y debe poner en ese acto el precio a disposición del comprador, debe hacer valer este
derecho en tiempo oportuno y además debe dársele el aviso correspondiente al comprador, de ahí
que el artículo 1.885 inc. 2º señala que el plazo para dar aviso no será inferior a seis meses para los
inmuebles y quince días para los muebles, y si la cosa fuere fructífera y no diere frutos sino de
tiempo en tiempo y a consecuencia de trabajos e inversiones preparatorias no podrá pedirse la
restitución sino hasta la próxima percepción de frutos.
La retroventa afectará a terceros en la medida en que estén de mala fe, ya que de acuerdo al
Art.1490 cuando se debe una cosa mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria y se
enajena, el dueño no tiene derecho a reivindicarla contra terceros de buena fe, y si se trata de una
cosa inmueble y se enajena, no podrá resolverse esa enajenación salvo que la condición constaba
en el título respectivo inscrito u otorgado por escritura pública. Art. 1.882.
El derecho que nace del pacto de retroventa es intransferible, porque así lo señala el Art.1.884, pero
podría transmitirse por causa de muerte.
3.- Pacto de Retracto : Art.1.886 Se llama pacto de retracto o adictio in diem aquel en que las
partes convienen que se resolverá la venta si, en un plazo determinado, que no podrá pasar de un
año, se presenta un nuevo comprador que ofrezca al vendedor condiciones más ventajosas que el
comprador primitivo, salvo que el comprador o la persona a quién éste hubiere enajenado la cosa se
allane a mejorar en los mismos términos la compra.
El pacto de retracto entre las partes y respecto de terceros se rige por las mismas normas que el de
retroventa.
En el caso del pacto de retracto el comprador o el tercero que adquiere por éste tiene una
preferencia respecto del nuevo oferente, pero sólo si iguala la oferta, y el pacto de retracto tiene un
plazo máximo de una año.
PERMUTA:
Art.1.897: "La Permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar
una especie o cuerpo cierto por otro."
Por regla general es consensual, salvo que una de las cosas que se cambian sea un bien raíz o
derechos de sucesión hereditaria, en cuyo caso es solemne y debe hacerse por escritura pública.
181
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
a) Concepto:
Art. 2407: " La hipoteca es un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso
de permanecer en poder del deudor."
Puede definirse también : " La hipoteca es un derecho real que grava un inmuebles, que no deja de
permanecer en poder del constituyente para asegurar el cumplimiento de una obligación principal,
otorgando al acreedor el derecho de perseguir la finca en manos de quienquiera que la posea y de
pagarse preferentemente con el producto de la realización."
La hipoteca es una caución como lo señala el Art. 46: "Caución significa generalmente cualquiera
obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena.
Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda."
** Es un derecho inmueble, (Art. 580) cualquiera sea la naturaleza del crédito garantizado, salvo la
hipoteca de naves que según el Art. 825 Cód. de Comercio se reputan muebles.
** La finca queda en propiedad del deudor, es decir conserva la facultad de gozar y disponer de ella.
Art. 1526 Nº 1 : " La acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los codeudores que
posea, en todo o parte, la cosa hipotecada o empeñada.
El codeudor que ha pagado su parte de la deuda, no puede recobrar la prenda u obtener la
cancelación de la hipoteca, ni aun en parte, mientras no se extinga el total de la deuda; y el
acreedor a quien se ha satisfecho su parte del crédito, no puede remitir la prenda o cancelar la
hipoteca, ni aun en parte, mientras no hayan sido enteramente satisfechos sus coacreedores."
182
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
**** Por regla general en nuestro derecho todas las hipotecas son convencionales salvo el caso
de la hipoteca Legal que de acuerdo a los Arts. 660 y 662 del CPC en los juicios de partición de
bienes cuando se adjudique a una persona un inmueble que exceda del 80% del valor de lo que le
corresponda recibir deberán pagar la diferencia al contado y para el caso de las adjudicaciones de
bienes raíces se entenderá constituida hipoteca sobre las propiedades adjudicadas para asegurar el
pago de los alcances que resulten en contra del adjudicatario.
La hipoteca legal se caracteriza por ser especial, ya que recae sobre los bienes adjudicados, es
determinada porque garantiza el alcance que resulta en contra del adjudicatario, y es pública porque
requiere de la inscripción en el CBR.
Elementos de la hipoteca:
** Capacidad: Puede hipotecar todo el que es capaz de enajenar.
Los inmuebles del hijo de familia no pueden hipotecarse sino con autorización judicial, los del pupilo
no pueden hipotecarse sino con autorización judicial expedido por causa de utilidad o necesidad
manifiesta.
Para algunos la inscripción es solemnidad y para otros la forma de hacer la tradición del derecho
real de hipoteca.
2.º La fecha y la naturaleza del contrato a que accede la hipoteca, y el archivo en que se encuentra.
Si la hipoteca se ha constituido por acto separado, se expresará también la fecha de este acto, y el
archivo en que existe.
4.º La suma determinada a que se extienda la hipoteca en el caso del artículo precedente.
La hipoteca de naves debe otorgarse por escritura pública, expresando el nombre de la nave, la
matrícula a que pertenezca, el número de matricula y el tonelaje de registro, y debe inscribirse en el
registro especial de hipoteca de naves del conservador de comercio.
183
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
El principio que rige respecto de la hipoteca es el principio de la especialidad, tanto referido a los
inmuebles que están afectados como al monto de los créditos que garantiza, pero para el caso de
no estar determinado el monto del crédito el Art. 2431 señala " La hipoteca podrá limitarse a una
determinada suma, con tal que así se exprese inequívocamente; pero no se extenderá en ningún
caso a más del duplo del importe conocido o presunto de la obligación principal, aunque así se haya
estipulado."
La hipoteca sobre la finca se extiende a los inmuebles por destinación, a los aumentos y mejoras, a
las rentas de arrendamiento, a las indemnizaciones debidas por aseguradores, al precio de
expropiación del inmueble.
Respecto del dueño de la cosa hipotecada, éste no puede disponer de ella en términos que
menoscaben la garantía hipotecaria. Su facultad de uso y goce han de ejercerse en la medida en
que no se provoque una desvalorización del bien con la consiguiente disminución de la eficacia de
la caución.
Art. 2415 : " El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o
hipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en contrario."
2º Puede solicitar igualmente que se le otorgue otra seguridad equivalente como una prenda o
fianza.
1º Derecho de venta: Art. 2424: "El acreedor hipotecario tiene para hacerse pagar sobre las cosas
hipotecadas los mismos derechos que el acreedor prendario sobre la prenda.", Es decir tiene el
derecho de hacerla vender para pagarse con el producto.
184
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
- Notificar al poseedor, señalándole un plazo de diez días para que pague la deuda o abandone la
propiedad hipotecada.
Si abandona la finca puede recobrarla hasta antes de la adjudicación pagando la deuda y las
costas, esto como consecuencia de que no pierde el dominio ni la posesión.
2.- Contra el adquirente de la finca a consecuencia de una expropiación por causa de utilidad
pública, puesto que el acreedor en ese caso deberá hacer valer su derecho sobre el precio de
expropiación.
3º Derecho de Preferencia: Según el Art. 2470 : " Las causas de preferencia son solamente el
privilegio y la hipoteca.", esta preferencia de la hipoteca es especial, es decir recae sólo sobre la
finca hipotecada y pasa contra terceros, porque la hipoteca es un derecho real.
La preferencia se extiende al producto de la realización del bien, a las indemnizaciones del seguro,
al valor de la expropiación y a las rentas de arrendamiento.
*** Nada obsta a que el deudor pueda constituir varias hipotecas porque se prefieren unas a
otras según las fechas de inscripción, y en el caso de tener la misma fecha cobra importancia la
hora en que fue requerida la inscripción.
El acreedor hipotecario puede consentir que una hipoteca de fecha posterior prefiera a la
suya, esto se llama Posposición de la hipoteca.
e) Extinción:
Por vía consecuencial, la hipoteca se extingue cada vez que se extinga la obligación principal por
alguno de los modos de extinguirse las obligaciones.
Se extingue además por la llegada del día hasta el cual fue constituida.
Y por la cancelación que el acreedor otorgare por escritura pública, de que se tome razón al
margen de la inscripción respectiva."
Art. 492 CPC, según éste artículo en el caso en que la ejecución sea instada por un acreedor de
grado posterior, deberá citarse a todos los demás acreedores y los de grado superior podrán, sólo
en el caso de que la acción se dirija en contra del deudor personal que la posea y sus créditos no
185
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
sean exigibles, elegir entre pagarse con el producto del remate o bien conservar sus derechos de
hipoteca.
De acuerdo a la Ley Nº 16.741 sobre loteos irregulares, Art.43 establece que los pobladores
adquirirán el dominio libre de gravámenes desde que se inscriba la escritura. Practicada la
inscripción por el sólo ministerio de la ley se extingue todo derecho de los dueños y todo derecho
real constituido sobre el inmueble, y sobre el precio que el poblador pague por el sitio podrán los
acreedores hipotecarios hacer valer sus derechos.
a) Concepto :
Art. 2335: " La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas
responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o
parte, si el deudor principal no la cumple.
La fianza puede constituirse, no sólo a favor del deudor principal, sino de otro fiador."
La fianza es un contrato y pese a que el art. 2335 lo define como obligación es un contrato
de garantía.
b) Naturaleza Jurídica:
Es un contrato generalmente consensual, esto es, se perfecciona por el solo consentimiento
de las partes, por excepción son solemnes la fianza que deben rendir los tutores y curadores (Esc.
Pública), la fianza mercantil que debe otorgarse por escrito según el Art. 820 del Cód. de Comercio.
Es un contrato unilateral porque sólo una parte se obliga para con la otra que no contrae
ninguna obligación.
Es un contrato gratuito porque tiene por objeto la utilidad de sólo una parte, pero no es de la
esencia ya que nada obsta a que se pacte una remuneración, así lo señala el Art. 2341 "El fiador
puede estipular con el deudor una remuneración pecuniaria por el servicio que le presta." Es
importante señalar que si la el que remunera es el acreedor el contrato sería de seguro, en cambio
si el que remunera es el deudor es un contrato de fianza.
Aunque gratuito, el fiador responde de culpa leve, lo que constituye una excepción a la regla
general, Art. 2351 " El fiador es responsable hasta de la culpa leve en todas las prestaciones a que
fuere obligado."
Es un contrato accesorio, tiene como fin procurar una garantía al acreedor, por ello
extinguida la obligación principal a que accede se extingue la fianza, la nulidad de la obligación
principal acarrea la nulidad de la fianza, el fiador no puede obligarse a más que el deudor principal.
La fianza admite modalidades, esto es, puede otorgarse desde o hasta cierto día, o bajo
condición suspensiva o resolutoria, estará sujeta a modalidad cada vez que l este la obligación
principal debido a que la obligación del fiador no puede ser más gravosa que la del deudor.
186
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La fianza puede constituirse no sólo a favor del deudor principal, sino de otro deudor, esto
es, un subfiador.
Tipos de Fianza:
I.- Legal, Convencional y Judicial: Según el origen de la obligación del deudor de rendir fianza, ya
que el fiador siempre se obligará convencionalmente.
Ej. Legal : Tutores y curadores están obligados a rendir fianza.
Ej. Judicial : Albacea.
Art. 2336 : " La fianza puede ser convencional, legal o judicial.
La primera es constituida por contrato, la segunda es ordenada por la ley, la tercera por
decreto del juez.
La fianza legal y la judicial se sujetan a las mismas reglas que la convencional, salvo en
cuanto la ley que la exige o el Código de enjuiciamiento disponga otra cosa."
** Cuando la fianza ha sido ordenada por decreto judicial el fiador no goza del beneficio de
excusión. (2358 Nº 4).
II.- La fianza puede ser simple o solidaria : Cuando se estipula la solidaridad en la fianza la principal
consecuencia es que el fiador no gozará del beneficio de excusión y si son varios los fiadores
solidarios no tendrán el beneficio de división. Pese a todo el hecho de estipularse como "fiador" y
codeudor deja en claro que no se tiene interés en la obligación, esto importa en sus relaciones con
los demás codeudores, ante los cuales será un fiador. (1522).
** Capacidad, el fiador debe tener capacidad de obligarse como tal, el pupilo para obligarse como
fiador requiere autorización judicial, la fianza debe ser en favor del cónyuge, de un descendiente o
ascendiente legítimo o natural y debe ser por causa urgente.
** Objeto de la fianza, la obligación del fiador será siempre de dar una suma de dinero. Art.2343
inc.3º : " La obligación de pagar una cosa que no sea dinero en lugar de otra cosa o de una suma
de dinero, no constituye fianza."
Así el fiador de una obligación de hacer se obliga a pagar los perjuicios, lo mismo sucede en una
oblig. de no hacer.
187
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
** Debe existir una obligación principal, esto como consecuencia de ser un contrato accesorio.
La obligación a que accede la fianza puede ser civil o natural, pero en la fianza de una obligación
natural el fiador no goza del beneficio de excusión ni del beneficio de reembolso.
La obligación garantizada con la fianza puede ser pura y simple o sujeta a modalidad. la modalidad
de la obligación principal se comunica a la fianza.
Se puede afianzar obligaciones presentes y futuras, Art. 2339 "Puede afianzarse no sólo una
obligación pura y simple, sino condicional y a plazo. Podrá también afianzarse una obligación futura;
y en este caso podrá el fiador retractarse mientras la obligación principal no exista; quedando con
todo responsable al acreedor y a terceros de buena fe, como el mandante en el caso del artículo
2173."
d) Efectos:
Hay que distinguir: Entre acreedor y fiador.
Entre fiador y deudor.
Entre cofiadores.
2º El fiador puede antes de ser requerido por el acreedor pagar la deuda. Art. 2353, pero en este
caso si paga antes de expirado el plazo deberá esperar a que se cumpla para ejercitar en contra del
deudor la acción de reembolso, además debe dar aviso al deudor antes de pagar anticipadamente,
esto porque podría causarle algún perjuicio al deudor, si no lo hace el deudor podrá oponer al fiador
todas las excepciones que pudo oponer al acreedor y el fiador pierde el derecho a que se le
reembolse lo pagado en el caso de que el deudor pague la deuda al acreedor ignorado que ya la ha
pagado el fiador.
188
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
3º El fiador puede exigir que se proceda en contra del deudor, así lo señala el Art. 2356: "Aunque el
fiador no sea reconvenido podrá requerir al acreedor, desde que sea exigible la deuda, para que
proceda contra el deudor principal; y si el acreedor después de este requerimiento lo retarde, no
será responsable el fiador por la insolvencia del deudor principal, sobrevenida durante el retardo."
* Cuando el deudor se obligó a obtener el relevo de la fianza dentro de cierto plazo, y ha vencido
este plazo.
* Cuando hubieren transcurrido cinco años desde el otorgamiento de la fianza, salvo que la fianza
se haya constituido por un tiempo determinado más largo, o cuando la fianza se contrajo para
asegurar obligaciones que no están destinadas a extinguirse en un tiempo determinado como las de
los tutores o curadores.
* Cuando haya temor fundado de que el deudor principal se fugue, no dejando bienes raíces
suficientes para el pago de la deuda.
Estos derechos no se extienden al que afianzó en contra de la voluntad del deudor.
* Si paga el fiador sin dar aviso al deudor y el deudor paga la deuda, el fiador no tiene acción en
contra del deudor para que le reembolse, pero sí podrá repetir en contra del acreedor por el pago de
lo no debido, además en caso de haber pagado precipitadamente podrá el deudor oponer a la
acción de reembolso todas las acciones que pudo oponer al acreedor.
3º El fiador tiene derecho a que el deudor le reembolse lo pagado, así lo señala el Art. 2370 "El
fiador tendrá acción contra el deudor principal para el reembolso de lo que haya pagado por él con
intereses y gastos, aunque la fianza haya sido ignorada del deudor."
* Que el fiador haya pagado la deuda. (también en el caso de otro modo de extinguir igualmente
oneroso para el fiador.)
189
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
* Que se interponga oportunamente, esto es, antes de que prescriba. El plazo de prescripción es de
diez años contados desde que se hizo el pago o desde que la obligación principal se hizo exigible.
La acción de reembolso debe ir dirigida en contra del deudor, en caso de ser varios los
deudores, si la obligación es simplemente conjunta el fiador sólo podrá reclamar su cuota a cada
uno de los deudores, en cambio si es solidaria hay que distinguir: Si se afianzó a todos los deudores
podrá pedir el reembolso del total a cualquiera, en cambio si sólo afianzó a uno de los deudores
podrá pedir el reembolso del total sólo a él.
4º El fiador tiene derecho a que se le indemnicen otros perjuicios de acuerdo a las reglas generales.
5º El fiador que paga la deuda se subroga en los derechos del acreedor, así lo señala el Art. 1610
Nº 3 "Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley y aún contra la voluntad del acreedor en
todos los casos señalados por las leyes, y especialmente a beneficio... Nº 3 Del que paga una
deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente."
Casos en que no goza el fiador de la ación subrogatoria:
- Cuando era fiador de una obligación natural.
- Cuando pagó sin dar aviso al deudor, el que ignorando el pago vuelve a pagar al acreedor. (2377)
(sólo queda la acción del pago de lo no debido).
2º El cofiador que paga más de lo que le corresponde tiene derecho a que sus cofiadores le
reembolsen el exceso.
3º Los cofiadores pueden oponerse, entre sí, las excepciones reales y las suyas personales.
EXTINCION DE LA FIANZA:
La fianza se extingue cada vez que se extingue la obligación principal por alguno de los
modos de extinguirse las obligaciones. Solamente la nulidad de la obligación principal por
incapacidad relativa deja subsistente la fianza.
e) Beneficio de Excusión:
Art. 2357 : " El fiador reconvenido goza del beneficio de excusión en virtud del cual podrá exigir que
antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal, y en las
hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de la mima deuda."
190
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Este beneficio es facultativo, pero existen casos en que el acreedor está obligado a proceder
en contra del deudor antes de perseguir al fiador, estos son :
- Cuando así se haya estipulado expresamente,
- Cuando el fiador expresamente no se hubiere obligado a pagar sino lo que el acreedor no pudiere
obtener del deudor, si se hizo de esta manera el fiador no será responsable de la insolvencia del
deudor cuando el acreedor hay tenido medios suficientes para hacerse pagar y halla sido negligente
en servirse de ellos.
La oportunidad para oponer el beneficio de acuerdo al CPC es, tratándose del juicio ordinario en el
plazo para contestar la demanda y constituye una excepción dilatoria, y en el ejecutivo debe
hacerse valer en el escrito de oposición a la ejecución.
El fiador además de señalar los bienes del deudor debe pagar los costos de la excusión al
acreedor, (2361).
De acuerdo al Art. 2363 el beneficio de excusión procede sólo una vez, salvo que los bienes
hayan sido adquiridos posteriormente por el deudor principal.
El subfiador goza del beneficio de excusión respecto del fiador a que afianza y respecto del
deudor principal. (2366)
** El acreedor estará en la obligación de practicar la excusión respecto del deudor principal, esto
significa que si el acreedor es omiso o negligente en la excusión, y el deudor cae entre tanto en
insolvencia, no será responsable el fiador sino en lo que exceda al valor de los bienes que para la
excusión hubiere señalado.
** Si los bienes ejecutados no hubieren sido suficientes podrá el acreedor perseguir al deudor sólo
por el saldo insoluto.
Beneficio de División: Sólo tiene lugar cuando son varios los fiadores.
Si son varios los fiadores se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales, y no
podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa.
Requisitos:
1º Que los fiadores no se hayan obligado solidariamente al pago
191
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Excepción de Subrogación: Art. 2381 Nº 2 . Cuando el acreedor por su hecho o culpa ha perdido
las acciones en que el fiador tenía derecho de subrogarse, se extingue la fianza total o parcialmente
según el caso.
Es decir, el fiador podrá pedir que se rebaje la demanda del acreedor y aun que se le
declare libre de toda responsabilidad según lo que hubiera podido obtener del deudor principal o de
los otros deudores por medio de la subrogación. (2355)
El fiador puede oponer al acreedor cualesquiera excepción real, pero no las personales del deudor.
a) Concepto:
Art. 2116 : "El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios
a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.
La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta,
apoderado, procurador, y en general, mandatario."
b) Naturaleza Jurídica: Es un contrato generalmente consensual, oneroso y bilateral. Se caracteriza
porque el mandatario actúa por cuenta y riesgo del mandante.
El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario.
Es solemne el mandato judicial, el mandato para contraer matrimonio (Esc. Pública).
Por regla general todos los actos jurídicos pueden ser ejecutados por medio de mandatarios,
salvo aquellos de naturaleza estrictamente personal como el testamento, Art. 1004 " La facultad de
testar es indelegable."
*** El negocio debe interesar al mandante, ya que no hay mandato si el negocio interesa sólo al
mandatario ello importa un mero consejo, que no produce obligación alguna.
*** En cuanto a la capacidad exigida para celebrar el contrato es diversa, ya que el mandante debe
tener la capacidad para ejecutar el acto a que se refiere el mandato, en cambio de acuerdo al Art.
192
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
2128 " Si se constituye mandatario a un menor adulto, los actos ejecutados por el mandatario serán
válidos respecto de terceros en cuanto obliguen a éstos y al mandante; pero las obligaciones del
mandatario para con el mandante y terceros no podrán tener efecto sino según las reglas relativas a
los menores."
Clases de Mandato:
I.- Según la extensión : General o Especial
General: Se otorga para todos los negocios del mandante y otorga al mandatario la facultad de
administrar los negocios del mandante dentro del giro ordinario.
Especial: Es el que se da para uno o más negocios determinados y se especifican claramente los
actos que el mandatario puede o no realizar.
c) Efectos:
Obligaciones del mandatario:
- Cumplir el mandato de acuerdo a los términos del mismo.
- Rendir cuentas de su gestión.
- Debe indemnizar al mandante de los perjuicios, responde de culpa leve.
Cuando el hecho que ha dado causa a la expiración del mandato hubiere sido notificado al
público por periódicos, y en todos los casos en que no pareciere probable la ignorancia del tercero,
podrá el juez en su prudencia absolver al mandante."
193
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
a) Concepto: Art. 1915: "El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan
recíprocamente, la una a entregar el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio,
y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado."
c) Clases de arrendamiento:
De acuerdo a la propia definición del código existen tres clases de arrendamiento:
** Arrendamiento de cosas, "entregar el goce de una cosa".
** Arrendamiento para la confección de una obra material, "ejecutar una obra".
** Arrendamiento de Servicios, "prestar un servicio".
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE COSAS :
El arrendamiento de cosas es el contrato en que una de las partes se obliga a conceder el
goce de una cosa y la otra a pagar por este goce un determinado precio.
La parte que confiere el goce de la cosa se llama arrendador y la que debe pagar el precio
arrendatario.
1º El consentimiento: Es consensual, sin perjuicio que sea conveniente, por un problema de prueba,
que se haga por escrito. Además en caso de otorgarse por escritura pública e inscrita en el CBR, en
el caso que el arrendador enajene la cosa el adquirente estará obligado a respetar el arriendo,
también deben respetarlo los acreedores hipotecarios cuando se encuentra inscrito con anterioridad
a la hipoteca.
194
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Algunas veces se exigen ciertas solemnidades atendido a las personas que lo celebran,
como por ejemplo art. 1756, en que se exige al marido para dar en arrendamiento los bienes raíces
de la mujer por mas de cinco (urbanos) u ocho años (rústicos) la autorización de la mujer.
Pueden también las partes estipular las solemnidades que juzguen convenientes, así lo señala el
Art. 1921: " Si se pactare que el arrendamiento no se repute perfecto mientras no se firme escritura,
podrá cualquiera de las partes arrepentirse hasta que así se haga, o hasta que se haya procedido a
la entrega de la cosa arrendada, si intervienen arras, se seguirán bajo este respecto las mismas
reglas que en el contrato de compraventa."
2º La cosa arrendada: Debe reunir los requisitos generales del objeto, esto es, debe ser :
Lícito,
Determinado y,
Existir o esperarse que exista; además
No debe ser consumible.
Art. 1916 : " Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales, que
pueden usarse sin consumirse; excepto aquellas que la ley prohibe arrendar, y los derechos
estrictamente personales, como los de habitación y uso.
3º El precio: El precio debe ser Real o Serio y Determinado, es decir no puede ser simulado o
fingido ni irrisorio.
A diferencia de la venta en que el precio debe consistir en dinero, en el contrato de
arrendamiento según el Art. 1917 " El precio puede consistir ya en dinero, ya en frutos naturales de
la cosa arrendada; y en este segundo caso puede fijarse una cantidad determinada o una cuota de
los frutos de cada cosecha.
Llámase renta cuando se paga periódicamente."
El precio puede fijarse por las partes o por un tercero, pero no puede dejarse al arbitrio de
una de las partes y puede hacerse la determinación por cualquiera medios o indicaciones que lo
fijen.
d) Efectos del contrato de arrendamiento: Son las obligaciones que engendra para cada una de las
partes,
La entrega de la cosa, puede hacerse bajo cualquiera de las formas de tradición reconocidas
por la ley, en cuanto al lugar y tiempo de la entrega deben observarse las reglas generales, es decir
la entrega deberá verificarse en la época señalada por las partes, y a falta de estipulación
inmediatamente después de celebrado el contrato, en el lugar convenido, y en caso de no haberse
dicho nada en el lugar donde se encontraba la cosa al tiempo del contrato o en el domicilio del
deudor.
195
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La cosa debe entregarse en estado de servir para el fin para que fue arrendada, así
* Si el mal estado o calidad de la cosa "impide hacer de ella el uso para que ha sido arrendada"
tiene derecho el arrendatario para pedir la terminación del contrato. (1932) y la indemnización de los
perjuicios.
* Cuando el mal estado o calidad de la cosa impide parcialmente el goce o la cosa se destruye en
parte, el juez decidirá, según las circunstancias, si debe tener lugar la terminación del
arrendamiento, o concederse una rebaja del precio o renta y la indemnización de los perjuicios
cuando el vicio era anterior al contrato, esta indemnización comprende sólo el daño emergente,
pero si el vicio era conocido del arrendador al tiempo del contrato o de tal naturaleza que debió
preverlo o por su profesión conocerlo, se incluirá en la indemnización el lucro cesante. (1933).
* En caso de mora del arrendador de entregar la cosa tendrá el arrendatario derecho a pedir
indemnización de los perjuicios, y si por el retardo se disminuyere considerablemente para el
arrendatario la utilidad del contrato, sea por haberse deteriorado la cosa o por haber cesado las
circunstancias que lo motivaron, podrá el arrendatario desistir del contrato, quedándole a salvo la
indemnización de perjuicios, siempre que el retardo no provenga de fuerza mayor o caso fortuito.
(1926).
Mantención de la cosa por parte del arrendador, así lo señala el Art. 1927 " La obligación de
mantener la cosa arrendada en buen estado consiste en hacer durante el arriendo todas las
reparaciones necesarias, a excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al
arrendatario.
Pero será obligado el arrendador aun a las reparaciones locativas, si los deterioros que las
han hecho necesarias provinieron de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa
arrendada.
Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas obligaciones."
* Reparaciones necesarias: (1935) Son las indispensables para mantener la cosa en estado de
servir para el objeto que se la arrendó; son de cargo del arrendador, pero puede hacerlas el
arrendatario por cuenta del primero con los siguientes requisitos:
- Que el arrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa,
- Que haya dado pronta noticia al arrendador para que las efectúe, a menos que la noticia no
hubiere podido darse en tiempo,
- Que el arrendador no haya tratado de hacerlas oportunamente, y
- Que el arrendatario pruebe la necesidad de las reparaciones de que se trata.
196
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
* Mejoras útiles : Son aquellas que aumentan el valor venal de la cosa. (902) De acuerdo al art.
1936 el arrendador es obligado a reembolsar el valor de las mejoras útiles siempre que haya
consentido en que se efectúen " con la expresa condición de abonarlas", en caso de no ser así el
arrendatario podrá separar y llevarse los materiales sin detrimento de la cosa arrendada, a menos
que el arrendador esté dispuesto a abonarle lo que valdrían los materiales considerándolos
separados.
* Si las reparaciones han de dificultar, el goce por mucho tiempo, de manera que no pueda subsistir
el contrato sin grave molestia o perjuicio para el arrendatario.
Cuando las turbaciones provienen de un tercero, éstas pueden ser: Turbaciones de hecho,
es decir, aquellas que provienen de vías de hecho de un tercero que no pretende derechos sobre la
cosa arrendada, en cuyo caso el arrendador no tiene responsabilidad y corresponderá al propio
arrendatario repelerlas o, Turbaciones de derecho, que son las que se producen por vías de
derecho, cuando terceros alegan derechos sobre la cosa arrendada, en cuyo caso la acción se
dirige contra el arrendador, pero el arrendatario está obligado a dar pronta noticia de las turbaciones
al arrendador, porque de lo contrario se hace responsable de los perjuicios que de ello se sigan al
arrendador.
Si la turbación fuere considerable es decir que sea de presumir que sin esa parte no hubiera
contratado podrá pedir que cese el arrendamiento.
Podrá, además de pedir la rebaja del precio o el cese del arriendo en su caso,
indemnización de perjuicios :
Si la causa del derecho justificado por el tercero fue o debió ser conocida del arrendador al tiempo
del contrato, pero no lo fue del arrendatario, o siendo conocida de éste, intervino estipulación
especial de saneamiento con respecto a ella podrá exigir la indemnización de "todo perjuicio".
Si la causa del derecho del tercero no era ni debía ser conocida del arrendador al
tiempo del contrato "no será obligado el arrendador a abonar el lucro cesante", es decir sólo pagará
el daño emergente.
197
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Cada vez que se le deban al arrendatario indemnizaciones por algún motivo tiene el derecho
legal de retención, es decir puede retener la cosa hasta que se le pague o se le asegure
debidamente el pago, salvo que cese por causa involuntaria el derecho del arrendador.
El pago del precio, es una obligación de la esencia del contrato, en caso de no haber
acuerdo entre las partes acerca de la determinación del precio una vez entregada la cosa y no
habiendo pruebas de ninguna de las partes se estará al justiprecio fijado por peritos y los costos de
esta operación se dividirán entre arrendador y arrendatario. (1943).
* Si se arrienda una cosa mueble o semoviente por cierto número de años, meses, días, cada una
de las pensiones periódicas se deberá inmediatamente después de la expiración del respectivo año,
mes o día.
* Si se arrienda por una sola suma, se deberá ésta luego que termine el arrendamiento.
Respecto al cuidado de la cosa, de acuerdo a las reglas generales (1547) debido a que el
arrendamiento es un contrato que beneficia recíprocamente a ambas partes, el arrendatario es
responsable de la culpa leve, así lo señala también el Art. 1939: " El arrendatario empleará en la
conservación de la cosa el cuidado de un buen padre de familia.
Faltando a esta obligación, responderá de los perjuicios; y aun tendrá derecho el arrendador
para poner fin al arrendamiento, en el caso de un grave y culpable deterioro."
No hay que olvidar que el arrendatario es responsable no sólo de su propio hecho o culpa,
sino de la de su familia, huéspedes y dependientes.
Le está prohibido al arrendatario subarrendar o ceder el arriendo, salvo expresa
autorización. Ceder el arriendo significa transferir a un tercero el derecho de goce que del contrato
de arrendamiento deriva para el arrendatario.
Las reparaciones locativas, entendiéndose por tales las que según la costumbre del país son
de cargo de los arrendatarios, y en general las de aquellas especies de deterioro que
ordinariamente se producen por culpa del arrendatario o de sus dependientes, como descalabros de
paredes o cercas, albañales y acequias, rotura de cristales, etc. (1940).
198
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
De acuerdo al Art. 1942 el derecho legal de retención recae sobre todos los frutos existentes
en la cosa arrendada y todos los objetos con que el arrendatario la haya amoblado, guarnecido o
provisto, a condición de que le pertenezcan al arrendatario, se presume que le pertenecen al
arrendatario, salvo prueba en contrario.
199
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Tácita reconducción: Se refiere al hecho de que una vez terminado por cualquier causa el
arrendamiento no se entiende renovado el contrato ni aún cuando el arrendatario siga reteniendo la
cosa, y podrá el arrendador exigirla cuando quiera.
Excepción: Esta dada para el arriendo de bienes raíces, se da cuando el arrendatario con el
beneplácito del arrendador hubiere pagado la renta de cualquier espacio de tiempo subsiguiente a
la terminación o si ambas partes hubieren manifestado por cualquier otro hecho igualmente
inequívoco su intención de perseverar en el contrato, se entenderá renovado el contrato bajo las
mismas condiciones que antes, pero no por más tiempo que el de tres meses en los predios
urbanos y el necesario para utilizar las labores principiadas y coger los frutos pendientes en los
predios rústicos, sin perjuicio de que a la expiración de este tiempo vuelva a renovarse el arriendo
de la misma manera.
Normas especiales para el arrendamiento de bienes raíces urbanos: Predios Urbanos son los
ubicados dentro del predio urbano respectivo.
Rige la Ley 18.101 que comenzó a regir a partir del año 1982, pero los contratos celebrados
con anterioridad se rigen por el Decreto ley Nº 964 de 1975.- En subsidio rigen las normas
generales del Código Civil.
La ley 18.101 establece que a los contratos en que el plazo del arrendamiento se haya pactado
mes a mes y a los de duración indefinida el arrendador sólo podrá ponerles término mediante
desahucio judicial, el plazo de desahucio será de cuatro meses, contado desde la notificación de la
demanda y se aumentará en dos meses por cada año completo que el arrendatario hubiere
ocupado el inmueble, sin que el total exceda de doce meses.
La importancia de la ley 18.101 está dada porque estableció que los juicios que se
suscitaran en cuanto a la terminación, desahucio, restitución de la propiedad, etc. se sujetarían al
procedimiento sumario con algunas excepciones.
Al respecto rigen las normas del Decreto Ley Nº 993 que señala entre otras cosas que no se
puede arrendar en zonas fronterizas a personas naturales o jurídicas extranjeras.
Debe celebrarse el contrato por escritura pública o privada con dos testigos, pero es una
solemnidad exigida como medio de prueba que no afecta la validez del contrato, ya que si no se
hace así se regirá por las disposiciones de la ley y se estará a lo que declare el arrendatario, salvo
prueba en contrario.
200
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
*** La importancia de que en el caso de una obra material sea calificada de compraventa dice
relación con que se entiende hecha la venta de una cosa futura, por tanto, condicionado al hecho de
aceptarla el que encargó la obra, lo que implica que los riesgos son del artífice, salvo que el que
encargó la obra se haya constituido en mora de declarar si aprueba o no la obra.
*** Cuando es arrendamiento se sujeta a las reglas generales, con las siguientes modificaciones:
Si la materia se pierde el riesgo es del dueño, salvo que sea por culpa del artífice o por culpa de las
personas que le sirven.
El artífice aunque la cosa perezca sin culpa suya o de sus dependientes pierde su trabajo porque no
podrá reclamar el precio, salvo:
- Si la obra ha sido reconocida y aprobada,
- Si no ha sido reconocida y aprobada por mora del que encargó la obra,
- Si la cosa perece por vicio de la materia suministrada por el que encargó la obra, salvo que el vicio
sea de aquellos que el artífice por su oficio haya debido conocer, o que conociéndolo no haya dado
aviso oportuno.
Para el caso de que las partes no hayan estipulado precio, se presumirá que han convenido
el que ordinariamente se paga por la misma especie de obra, y a falta de éste por el que se
estimare equitativo por peritos.
Cuando las partes han otorgado a un tercero la tarea de fijar el precio y éste fallece antes de
la ejecución de la obra será nulo el contrato, en cambio si fallece después de la ejecución de la obra
se fijará por peritos.
2º Servicios que consisten en una larga serie de actos, como por ejemplo los escritores asalariados
para la prensa se sujetan a las reglas dadas por el Código del Trabajo.
3º Servicios prestados por profesionales, se sujetan a las reglas del mandato y subsidiariamente a
las del arrendamiento de servicios del Código del Trabajo.
201
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
a) Concepto: Art. 2053: "La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas
estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan.
La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados."
b) Naturaleza Jurídica: Es un contrato bilateral porque impone obligaciones a todas las partes que
intervienen, conmutativo porque las prestaciones de las partes se miran como equivalentes,
oneroso porque reporta utilidades a todas las partes, consensual, salvo las excepciones.
* Aporte de los socios, es de la esencia del contrato "poner algo en común", así lo señala el Art.
2053 y lo reafirma el 2055: " No hay sociedad, si cada uno de los socios no pone alguna cosa en
común.", el aporte tiene una importancia fundamental ya arranca de los fines que tuvieron los socios
al contratar es necesario dotarla de un patrimonio propio distinto del de los socios individualmente
considerados, lo que se logra justamente con los aportes, los que pueden consistir en una industria
servicio o trabajo apreciable en dinero, sea que el aporte se efectúe en propiedad o en usufructo.
202
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
3º A falta de estipulación expresa se entenderá que la división de los beneficios debe ser a prorrata
de los valores que cada socio ha puesto en el fondo social, y la división de las pérdidas a prorrata
de la división de los beneficios.
Para el caso del socio que aporta su industria, servicio o trabajo y no hubiere estipulación
que determine su cuota en los beneficios sociales, se fijará esta cuota en caso necesario por el juez.
* Afectio societatis, las partes deben asociarse con el propósito de formar una sociedad.
SOCIEDAD DE HECHO:
Art. 2057 inc. 1º: " Si se formare de hecho una sociedad que no pueda
subsistir, ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, cada socio tendrá la
facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar sus aportes."
Art. 2058: " La nulidad del contrato de sociedad no perjudica a las acciones que
corresponden a terceros de buena fe contra todos y cada uno de los asociados por las operaciones
de la sociedad, si existiere de hecho."
Art. 363 Cód. de Comercio: " El que contratare con una sociedad que no ha sido legalmente
constituida, no puede sustraerse por esta razón al cumplimiento de sus obligaciones."
Clases de Sociedad:
203
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Sociedades Colectivas:
Son sociedades que se constituyen en base a la confianza recíproca entre los asociados, en
la cual todos administran y tienen, en principio, el uso de la razón social y responden con todos sus
bienes de las deudas de la sociedad en proporción a sus aportes. La razón social en esta clase de
sociedades está formada por el nombre de uno o varios de los socios, seguido de la expresión "y
compañía".
Los socios no pueden ceder su cuota de interés en la sociedad por tratarse de un contrato
intuito personae.
Sociedades Anónimas:
Art. 2061 inc. 4º: " Sociedad Anónima es aquella formada por la reunión de un fondo común,
suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes y administrada por un
directorio integrado por miembros esencialmente revocables."
Art. 1 Ley Sobre Soc. Anónimas " La sociedad anónima es una persona jurídica formada por
la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos
aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables."
Se trata de una sociedad de capitales en la cual los socios pueden ceder libremente su parte
en la sociedad, representada por un título negociable denominado acción.
Sociedades En Comandita:
En ellas hay dos tipos de socios: Los que aportan bienes para constituir el capital social,
llamados socios Comanditarios, y los que tienen a su cargo la administración exclusiva de la
sociedad, llamados socios Gestores.
Se trata de sociedades de carácter mixto por cuanto los socios comanditarios o capitalistas
se rigen, en principio, por las normas de las sociedades de capitales, en tanto que los socios
gestores se rigen por las reglas aplicables a las sociedades de personas. Hay dos clases de
sociedades en comandita: la en comandita simple y la en comandita por acciones.
Son aquellas en que los socios limitan su responsabilidad al monto de sus aportes o de la
suma que a más de éstos se indique. El contrato es solemne debe hacerse por escritura pública e
inscribirse en el registro de comercio y publicarse en el diario oficial. La razón social debe terminar
con la palabra "limitada", ya que la omisión hace solidariamente responsables a los socios de las
deudas sociales.
d) Efectos del contrato de sociedad: Derechos y obligaciones.
- Efectuar el aporte.
- Obligación de sanear la evicción del cuerpo cierto aportado.
- obligación de cuidar como buen padre de familia los intereses sociales.
204
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
- La sociedad debe reembolsar a los socios las sumas que hubieren adelantado con conocimiento
de ella, por las obligaciones que para los negocios sociales hubiere contraído legítimamente y de
buena fe.
- La sociedad debe resarcir los perjuicios que se le hayan ocasionado.
En la sociedad colectiva civil, los socios responden de las deudas sociales a prorrata de su
interés en la sociedad, es decir es ilimitada, pero no solidaria, salvo estipulación en contrario; La
cuota del insolvente gravará a los otros.
Una vez disuelta la sociedad se debe proceder a liquidarla, para estos efectos su
personalidad jurídica subsiste.
205
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
a) Concepto:
Art. 2174 : " El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la
otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la
misma especie después de terminado el uso.
Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa."
Características :
b) Clases de Comodato:
1º Conservar la cosa, como el contrato le reporta sólo a él utilidad responde hasta de la culpa
levísima. Art. 2178 " El comodatario es obligado a emplear el mayor cuidado en la conservación de
la cosa, y responde hasta de la culpa levísima."
206
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Pero podría suceder que responda de otra clase de culpa, por ejemplo cuando el contrato
cede en beneficio de ambas partes (culpa leve) o cuando cede sólo en beneficio del comodante
(culpa lata).
Por regla general el comodatario es responsable de los deterioros de la cosa hasta por su
culpa levísima.
No es responsable de los deterioros que provengan de la naturaleza de la cosa, del uso
legítimo de la cosa, o de un caso fortuito, salvo cuando expresamente se ha hecho responsable,
cuando el caso fortuito ha sobrevenido por su culpa, aunque levísima, cuando ha dado un uso
indebido a la cosa o se ha constituido en mora de restituir, salvo que pruebe que el caso fortuito
hubiera sobrevenido igualmente sin el uso ilegítimo o la mora, también responde del caso fortuito
cuando en la alternativa de salvar de un accidente la cosa prestada o la suya, ha preferido
deliberadamente la suya.
2º Usar la cosa en los términos convenidos o según el uso ordinario de la cosa, Art. 2177 " El
comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso convenido, o a falta de convención, en el uso
ordinario de las de su clase.
En el caso de contravención, podrá el comodante exigir la reparación de todo perjuicio, y la
restitución inmediata, aunque para la restitución se haya estipulado plazo."
3º Restituir la cosa, esta obligación del comodatario está consagrada en el Art. 2180 " El
comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido; o a falta de convención,
después del uso para que ha sido prestada.
Pero podrá exigirse la restitución aun antes del tiempo estipulado, en tres casos :
1.º Si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que
no pueda diferirse o suspenderse;
2.ºSi sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa;
3.º Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa."
207
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Si la cosa ha sido prestada por un incapaz que usaba de ella con autorización de su representante
legal, es válida la restitución hecha al incapaz para que siga usándola.
El comodante dispone de la acción personal nacida del comodato para exigir la restitución
de la cosa, pero esta acción sólo podrá intentarla en contra del comodatario o sus herederos, para
el caso que la cosa haya salido del poder de estos sólo podrá accionar la acción reivindicatoria.
Pese a que el comodato es un contrato unilateral que sólo engendra obligaciones para el
comodatario hay casos en que el comodante puede resultar obligado a pagar expensas de
conservación y los perjuicios ocasionados al comodatario.
Estará obligado a pagar las expensas extraordinarias y urgentes, o sea cuando no haya sido posible
consultarle y se presuma que teniendo él la cosa no hubiere dejado de hacerlas.
Estará obligado a indemnizar los perjuicios causados al comodatario por la mala calidad o condición
de la cosa, siempre que :
- La mala calidad haya sido conocida y no declarada por el comodante,
- Que sea de tal naturaleza que fuere probable que hubiese de ocasionar perjuicios,
- Que el comodatario no hubiere podido con mediano cuidado conocerla o precaver los perjuicios.
Art. 2193: " El comodatario podrá retener la cosa prestada mientras no se efectúa la indemnización
de que se trata en los dos artículos precedentes; salvo que el comodante caucione el pago de la
cantidad en que se le condenare." Este es el derecho legal de retención del comodatario.
Art. 2189: " Si la cosa ha sido prestada a muchos, todos son solidariamente responsables." Esto se
refiere a las indemnizaciones que se deban por los daños causados a la cosa. La obligación de
restituir es indivisible. (1526 Nº 2).
Los derechos y obligaciones del comodante pasan a sus herederos, en cambio el derecho de usar
la cosa no pasa a los herederos del comodatario, salvo en el caso de haberse prestado la cosa para
un uso determinado que no pueda suspenderse o diferirse. Los herederos del comodatario están
obligados a restituir la cosa y en el caso de haber enajenado la cosa sin saber que era prestada
podrá el comodante (cuando no ejerza la reivindicatoria) exigir que los herederos le pague el justo
precio de la cosa o que le cedan las acciones que en virtud de la enajenación tuvieren. Para el caso
de que enajenaren la cosa sabiendo que era prestada deberán resarcir todo perjuicio al comodante
y podrán ser perseguidos por el delito que corresponda (Estafa Art.470 Nº.1 C.Penal).
208
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 2285: " Hay tres principales cuasicontratos: La agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la
comunidad."
Otros cuasicontratos:
** Art.1437 : La aceptación de una herencia o legado.
** El depósito necesario que hace un incapaz que se encuentra en su sana razón constituye un
cuasicontrato que obliga al depositario sin la autorización de su representante legal. (2238)
** Las sociedades mineras que nacen de un hecho constituyen un cuasicontrato. (136 C.de
Minería).
El fundamento de los cuasicontratos está en el principio de que nadie puede enriquecerse sin
causa, es decir cada vez que se produzca este enriquecimiento se tendrá la acción in rem verso.
Las condiciones para que tenga lugar la acción in rem verso en el enriquecimiento sin causa son:
- Que una persona se haya enriquecido
- Que otra se haya empobrecido como consecuencia de lo anterior
- Que el enriquecimiento sea injusto, ilegítimo, sin causa
- Que la víctima no tenga otro medio para obtener la reparación que la acción in rem verso.
a) El pago de lo no debido :
Existe el pago de lo no debido cada vez que se paga por error, es decir sin que exista obligación
alguna llamada a extinguirse.
Art. 2295 : " Si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para
repetir lo pagado."
El Art. se refiere tanto al error de hecho como al de derecho, así lo confirma el 2297 al señalar " Se
podrá repetir aun lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por
fundamento ni aun una obligación puramente natural."
El Art. 2298 inc. 2º Establece que en caso de que el demandado niegue el pago tocará al
demandado probarlo, pero una vez probado se presumirá que era indebido.
209
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
- El que de buena fe ha vendido la especie que se le dio como deuda, sin serlo, es sólo obligado a
restituir el precio de la venta, y a ceder las acciones que tenga contra el comprador que no le haya
pagado íntegramente.
Acciones del que pagó lo que no debía en contra de los terceros poseedores: Art. 2303
" El que pagó lo que no debía, no puede perseguir la especie poseída por un tercero de buena fe, a
título oneroso; pero tendrá derecho para que el tercero que la tiene por cualquier titulo lucrativo
(adquirente a título gratuito), se la restituya, si la especie es reivindicable y existe en su poder.(en el
caso del adquirente a título gratuito no importa su buena o mala fe.)
" Las obligaciones del donatario que restituye son las mismas que las de su autor, según el artículo
2301."(de buena fe no responde de los deterioros aunque sean por su hecho o culpa, salvo en lo
que se hubiere hecho más rico).
b) La comunidad:
Art. 2304 : " La comunidad de una cosa universal o singular, entre dos o más personas, sin que
ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa es
una especie de cuasicontrato."
La comunidad puede tener su origen en diversas circunstancias, pero lo característicos es que los
comuneros no hayan celebrado convención alguna referida a la administración de los bienes
comunes, entonces opera el cuasicontrato de comunidad que señala la forma de administración de
dichos bienes.
Derechos de los comuneros en la comunidad : 2305 : " El derecho de cada uno de los comuneros
sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social." Este artículo se refiere a
las facultades que otorga a cada comunero, estas son:
- Usar las cosas comunes, esto debe hacerse según su destino ordinario y sin perjuicio del justo uso
de otro comunero.
- contribución a las expensas de conservación, cada comunero tiene derecho para obligar a los
demás comuneros a las expensas de las cosas comunes.
- Con respecto a las innovaciones en la cosa en común ningún comunero tiene derecho a hacerlas
sin la autorización de los demás.
- Todo comunero puede oponerse a los actos de administración de los otros, esto significa que si un
comunero se opone al acto, éste no puede realizarse aunque todos los demás estén de acuerdo.
- El comunero debe conducirse como un buen padre de familia y responde hasta de culpa leve por
los daños que haya causado en las cosas y negocios comunes.
Las deudas contraídas por un comunero en interés de la comunidad pesan sólo sobre él, sin
perjuicio de su acción de reembolso en contra de los demás comuneros.
210
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Las deudas contraídas por todos los comuneros colectivamente se dividen entre ellos por partes
iguales, a menos que se haya estipulado solidaridad o pactado otra forma de división, pero el
comunero que ha pagado más de lo que le corresponde tiene acción de reembolso contra los otros.
La cuota del comunero insolvente grava a los demás. (2311), pero sólo referido a las relaciones
entre los comuneros con motivo de las prestaciones que se deban entre sí.
La acción de partición es imprescriptible. Art. 1317: " Ninguno de los coasignatarios de una cosa
universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión; la partición del objeto asignado
podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario.
No puede estipularse indivisión por más de cinco años, pero cumplido este término podrá renovarse
el pacto.
Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de
servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas, como la propiedad fiduciaria."
c) La agencia oficiosa:
Art. 2286: " La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de
negocios, es un cuasicontrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna
persona, se obliga para con ésta, y la obliga en ciertos casos."
Art. 2291: " El que administra un negocio ajeno contra la expresa prohibición del interesado, no tiene
demanda contra él, sino en cuanto esa gestión le hubiere sido efectivamente útil, y existiere la
utilidad al tiempo de la demanda; por ejemplo, si de la gestión ha resultado la extinción de una
deuda, que sin ella hubiera debido pagar el interesado.
El juez, sin embargo, concederá en este caso al interesado el plazo que pida para el pago
de la demanda, y que por las circunstancias del demandado parezca equitativo."
Art. 2292: " El que creyendo hacer su propio negocio hace el de otra persona, tiene derecho para
ser reembolsado hasta concurrencia de la utilidad efectiva que hubiere resultado a dicha persona, y
que existiere al tiempo de la demanda."
Art.2293: " El que creyendo hacer el negocio de una persona, hace el de otra, tiene respecto de ésta
los mismos derechos y obligaciones que habría tenido si se hubiese propuesto servir al verdadero
interesado."
Capacidad : El gerente o gestor debe ser capaz de obligarse, en cambio el interesado que no
realiza gestión alguna puede ser un incapaz.
La agencia oficiosa en juicio : En principio sólo puede representar a una persona su mandatario,
pero en determinados casos puede el juez admitir a un agente oficioso que rinda garantía y fijarle un
plazo dentro del cual el interesado deba ratificar lo obrado por el agente oficioso, debe estar
habilitado para comparecer en juicio.
Efectos de la agencia oficiosa :
Obligaciones del gerente
Obligaciones del interesado
211
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
* Debe emplear en la gestión el cuidado de un buen padre de familia, pero si se ha hecho cargo de
la gestión para salvar un peligro inminente sólo es responsable del dolo o de la culpa grave, y si ha
tomado voluntariamente la gestión es responsable hasta de la culpa leve, salvo que se haya
ofrecido a ella, impidiendo que otros lo hiciesen, pues en este caso responderá de toda culpa.
* El agente debe hacerse cargo de todas las dependencias del negocio, esto es, no puede limitar
su gestión, debe llevar a cabo todas las gestiones que la naturaleza del negocio involucre.
* Una vez que asume el negocio debe continuarlo hasta que el interesado pueda tomarlo a su
cuidado o encomendarlo a otra persona, muerto el interesado debe continuar la gestión hasta que
los herederos dispongan.
Obligaciones del interesado : Sólo se obliga a condición de que la gestión le haya sido útil. (2290)
* Debe reembolsar al gerente las expensas útiles o necesarias que haya efectuado.
a) Concepto:
La Familia desde un punto de vista amplio es el conjunto de individuos que, viviendo bajo
un mismo techo y con los recursos proporcionados por el jefe del hogar, se hallan subordinados
a la dirección de éste.
c) Características:
212
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Matrimonio, Art. 102 "El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se
unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de
auxiliarse mutuamente."
Adopción, Es un acto jurídico que crea entre dos personas relaciones ficticias y puramente civiles
de parentesco y filiación.
88.- PARENTESCO
a) Concepto
b) Clases
c) Importancia
d) Efectos
a) Concepto:
El parentesco es la relación de familia que existe entre dos personas.
b) Clases:
Atendiendo a si la relación se establece por vínculos de sangre o a la existencia de relaciones
sexuales el parentesco puede ser:
Por Consanguinidad: Son parientes consanguíneos los que tienen la misma sangre, el
parentesco puede ser Legítimo o Ilegítimo, atendiendo a si las generaciones de que resulta han
sido autorizadas por la ley.
Art. 28: "Parentesco legítimo de consanguinidad es aquel en que todas las generaciones de que
resulta han sido autorizadas por la ley; como entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos
hermanos, que han sido también hijos legítimos del abuelo común."
Art. 29: "Consanguinidad ilegítima es aquella en que una o más de las generaciones de que
resulta, no han sido autorizadas por la ley; como entre dos primos hermanos, hijos legítimos de
dos hermanos, uno de los cuales ha sido hijo ilegítimo del abuelo común."
Por Afinidad: Esta clase de parentesco nace de las relaciones sexuales. Puede ser legítima o
Ilegítima atendiendo a si las generaciones de que resulta han sido o no autorizadas por la ley.
Art. 31: "Afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los
consanguíneos legítimos de su marido o mujer.
213
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
mujer con el dicho consanguíneo. Así un varón está en primer grado de afinidad legítima, en la
línea recta, con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; y en segundo grado de
afinidad legítima, en la línea transversal, con los hermanos legítimos de su mujer."
Art. 32: "Es afinidad ilegítima la que existe entre una de dos personas que no han contraído
matrimonio y se han conocido carnalmente, y los consanguíneos legítimos o ilegítimos de la otra,
o entre una de dos personas que están o han estado casadas y los consanguíneos ilegítimos de
la otra."
Art. 27: "Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de
generaciones. Así el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos
hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí.
Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea
recta; y cuando las dos personas proceden de un ascendiente común, y una de ellas no es
ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea colateral o transversal."
c) Importancia:
El parentesco da origen a las relaciones de familia, y con ello genera derechos y
obligaciones recíprocos.
No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que una ley
expresa se los niegue."
214
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Alimentos Congruos: Son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un
modo correspondiente a su posición social.
Alimentos Necesarios: Los que le dan lo que basta para sustentar la vida.
* Importa determinar quienes son parientes entre sí porque en algunas oportunidades la ley
establece que debe oírse a los parientes, se prefiere a los consanguíneos.
89.- ESPONSALES
a) Concepto
b) Naturaleza Jurídica
c) Efectos
a) Concepto:
Art. 98: "Los esponsales o desposorio, o sea la promesa de matrimonio mutuamente aceptada,
es un hecho privado, que las leyes someten enteramente al honor y conciencia del individuo, y
que no produce obligación alguna ante la ley civil.
No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve a efecto el matrimonio, ni para
demandar indemnización de perjuicios."
b) Naturaleza jurídica:
De acuerdo a la propia definición del art. 98 es un "hecho privado", pero el Art. 101 lo denomina
"contrato de esponsales", no es un contrato porque no genera obligaciones, así lo señala
expresamente el Art. 98. Sin embargo, algunos sostienen que engendraría una obligación
natural, ya que no da acción para alegar indemnización alguna pero, el Art. 99 faculta para
retener la multa si ésta se hubiere pagado, pero se sostiene que en realidad lo que produce la
obligación natural es la cláusula penal, que es una convención independiente, si bien accesoria,
no por eso deja de producir sus efectos.
c) Efectos:
* Art. 99, Si se hubiere estipulado multa para el caso del incumplimiento no hay acción para
cobrarla, pero si se ha pagado la multa no podrá pedirse su devolución.
215
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
a) Concepto:
Art. 102: "El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen
actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse
mutuamente."
b) Características:
Es un contrato solemne
Debe existir diferencia de sexos entre las partes
Cada parte puede ser sólo una persona
Los efectos del contrato son actuales, permanentes y perpetuos, no admite modalidades y no
puede extinguirse por acuerdo de las partes.
El objeto del matrimonio es procrear, vivir juntos y auxiliarse mutuamente.
c) Requisitos de existencia:
Se refieren a aquellas causales que no están establecidas como causales de nulidad y que como
éstas son de derecho estricto habría casos en que el matrimonio es inexistente, como por
ejemplo:
** matrimonio entre personas del mismo sexo,
falta de consentimiento, no se refiere a cuando haya vicios porque en ese caso sería nulo,
sino que se refiere a que haya ausencia de consentimiento.
d) Requisitos de validez:
Si falta alguno, el matrimonio existe, pero viciado.
2º Si ha habido fuerza, según los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil; (debe
ser actual, grave e injusta)
216
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Ausencia de impedimentos:
Impedimento: Es la falta de cualquiera de las condiciones o requisitos exigidos por el legislador
para contraer matrimonio.
Impedimentos dirimentes: Pueden ser absolutos o relativos, según impidan el matrimonio con
cualquier persona o con una persona determinada.
Art.: 120 CC: "El matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las leyes del
mismo país, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes chilenas, no habilita a
ninguno de los dos cónyuges para casarse en Chile, mientras viviere el otro cónyuge."
Art. 7 LMC: "La mujer no podrá contraer matrimonio con su coreo en el delito de adulterio." (Este
delito ya no existe)
Art. 27 Ley sobre la Adopción: "Es nulo el matrimonio que contraiga el adoptante con el
adoptado, o el adoptado con el viudo o viuda del adoptante."
Art. 18 Ley sobre adopción de menores (18.703): "Es nulo el matrimonio que contraiga el
adoptante con el adoptado, o el adoptado con el viudo o viuda del adoptante."
Art. 106 CC: "Los que hayan cumplido dieciocho años no estarán obligados a obtener el
consentimiento de persona alguna."
217
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 107 CC: "Los que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán casarse sin el
consentimiento expreso de su padre legítimo, o a falta de padre legítimo, el de la madre legítima,
o a falta de ambos, el del ascendiente o ascendientes legítimos de grado más próximo.
En igualdad de votos contrarios preferirá el favorable al matrimonio."
Tratándose del hijo natural debe consentir el padre o madre que lo haya reconocido
voluntariamente, si el reconocimiento no ha sido voluntario debe prestar su consentimiento el
curador general, y a falta de éste el oficial del registro civil.
Tratándose del hijo ilegítimo lo prestará su curador general si tuviere, o el oficial del registro civil.
Sólo el curador general y el oficial del registro civil están obligados a expresar causa para
negarse al asenso del matrimonio del menor, y en ese caso el menor tiene derecho a que lo
resuelva el juez.
Causales para negarse al disenso: Art. 113 "Las razones que justifican el disenso no podrán ser
otras que éstas:
1ª La existencia de cualquier impedimento legal, incluso el señalado en el artículo 116;
2ª El no haberse practicado alguna de las diligencias prescritas en el título de las segundas
nupcias, en su caso;
3ª Grave peligro para la salud del menor a quien se niega la licencia, o de la prole;
4ª Vida licenciosa, pasión inmoderada al juego, embriaguez habitual, de la persona con quién el
menor desea casarse;
5ª Haber sido condenada esa persona a cualquiera de las penas indicadas en el artículo 267, Nº
7; (4 años reclusión o presidio).
6ª No tener ninguno de los esposos medios actuales para el competente desempeño de las
obligaciones del matrimonio.
Art. 115: "El ascendiente sin cuyo necesario consentimiento se hubiere casado el descendiente,
podrá revocar por esta causa las donaciones que antes del matrimonio le haya hecho.
El matrimonio contraído sin el necesario consentimiento de otra persona no priva del
derecho de alimentos."
Impedimento de guarda:
Art. 116 CC: "Mientras que una persona no hubiere cumplido dieciocho años, no será lícito al
tutor o curador que haya administrado o administre sus bienes, casarse con ella, sin que la
cuenta de la administración haya sido aprobada por el juez, con audiencia del defensor de
menores.
Igual inhabilidad se extiende a los descendientes del tutor o curador para el matrimonio
con el pupilo o pupila.
El matrimonio celebrado en contravención a esta disposición, sujetará al tutor o curador
que lo haya contraído o permitido, a la pérdida de toda remuneración que por su cargo le
corresponda; sin perjuicio de las otras penas que las leyes le impongan.
218
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 28 Ley de adopción (7.613): "El adoptante que, teniendo la patria potestad o la guarda de su
adoptado, quiera contraer matrimonio, deberá sujetarse a lo prescrito por los artículos 124 y 126
del Código Civil, y si los infringe deberá indemnizar al adoptado por los perjuicios que la omisión
del inventario le irrogue, presumiéndose culpa en el adoptante por el solo hecho de la omisión."
Art. 17 inc. 2º: "Si el adoptante contrajere matrimonio deberá sujetarse a lo prescrito por los
artículos 124 y 126 del Código civil, y si los infringe deberá indemnizar al adoptado por los
perjuicios que la omisión del inventario le irrogue, presumiéndose culpa en el adoptante por el
solo hecho de la omisión."
Art. 126 CC: "El oficial del registro civil correspondiente no permitirá el matrimonio del viudo o
viuda que trata de volver a casarse, sin que se le presente certificado auténtico del
nombramiento de curador especial para los objetos antedichos, o sin que preceda información
sumaria de que el viudo o viuda no tiene hijos de precedente matrimonio, que estén bajo su
patria potestad o bajo su tutela o curaduría."
Este impedimento consiste en que debe nombrarse a los hijos del viudo o viuda un curador
especial para que confeccione un inventario solemne de los bienes que el viudo o viuda
administra; tiene por objeto evitar que los patrimonios se confundan con los bienes de otros hijos
que puedan nacer después, de ahí que aún no teniendo bienes, debe hacerse, para dejar
constancia de esa circunstancia.
Sanciones:
El padre o madre no podrán suceder abintestato a su hijo.
Pierden la legítima que les corresponda en la herencia del hijo.
219
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 10 LMC: "Si la manifestación fuere verbal, el oficial del Registro Civil levantará acta completa
de ella, que será firmada por él o los interesados, si supieren y pudieren, y autorizada por dos
testigos."
Casos en que la manifestación puede hacerse ante cualquier oficial del registro civil:
El caso del matrimonio en artículo de muerte que puede celebrarse ante cualquier Oficial del
Registro Civil. (Art.41 Ley Registro Civil).
El caso de las personas aisladas en hospitales, cárceles u otros, se entiende que tienen allí su
residencia de tres meses. (Art. 42).
Los matrimonios civiles celebrados después del religioso pueden celebrarse ante cualquier
Oficial del Registro Civil.(Art. 43).
- El matrimonio debe celebrarse ante el Oficial del Registro Civil competente y dos testigos
(mayor 18 años, deben saber leer y escribir y no tener circunstancias inhabilitantes).
Es competente el oficial del registro civil del domicilio de alguno ó el de la residencia de alguno
durante los últimos tres meses.
220
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
a) Efectos Extrapatrimoniales:
Son aquellos que no tienen un carácter pecuniario sino que dicen relación con la
observancia de conductas necesarias para realizar en la práctica las finalidades del matrimonio.
Estos efectos son:
* La obligación de fidelidad, Art. 131 CC: "Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a
socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer
se deben respeto y protección recíprocos.
* El deber de ayuda mutua, Art. 131 "ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la
vida", se refiere a la ayuda y cuidado personal que se deben los cónyuges entre sí.
* El deber de protección recíproca, Art. 131 "El marido y la mujer se deben respeto y protección
recíproca", es decir deben ampararse física y moralmente.
* Obligación de convivencia, Art. 133 "Ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el
hogar común, salvo que a alguno de ellos le asistan razones graves para no hacerlo."
* Régimen de Comunidad
* Régimen de Separación de Bienes
* Régimen de Participación en los Gananciales
* Régimen Sin Comunidad
* Régimen Dotal
El Régimen de Comunidad, se caracteriza porque todos los bienes aportados por los
cónyuges al matrimonio y los adquiridos durante su vigencia forman un solo patrimonio,
221
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
perteneciente a una comunidad formada por el marido y la mujer, que es administrada por el
marido y que se disuelve cuando termina el matrimonio.
Puede ser régimen de comunidad universal, cuando entran todos los bienes de los
cónyuges, o bien comunidad restringida cuando solo es una parte de ellos.
Los bienes de la mujer se dividen entre bienes de aporte y bienes reservados, los de
aporte, es decir los que llevó al matrimonio y los que adquirió durante su vigencia son
administrados y usufructuados por el marido, los reservados están formados por el producto del
trabajo, sus vestidos y alhajas, los administra ella.
Régimen Dotal, se caracteriza porque no existe patrimonio común, pero la mujer entrega
al marido un conjunto de bienes que él administra y destina a las necesidades del matrimonio.
Estos son los bienes llamados "dotales", deben ser restituidos a la disolución del
matrimonio, para lo cual se establece una hipoteca legal sobre los bienes del marido que
asegura la restitución.
Los bienes que la mujer conserva en dominio y administración se llaman "parafernales".
En Chile según el Art. 135 "Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes
entre los cónyuges, y toma el marido la administración de los de la mujer, según las reglas que
se expondrán en el título De la Sociedad Conyugal.
Los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de
bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el registro de la primera sección de la Comuna
de Santiago, y pacten en ese acto sociedad conyugal, dejándose constancia de ello en dicha
inscripción."
Son convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer
matrimonio o en el acto de su celebración.
222
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 1715 "Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones de
carácter patrimonial que celebren los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su
celebración.
En las capitulaciones que se celebren en el acto del matrimonio, sólo podrá pactarse
separación total de bienes."
* En cuanto a las solemnidades, las capitulaciones matrimoniales son siempre solemnes, hay
que distinguir si se celebran antes o durante la celebración del matrimonio:
1° Si se celebran antes del matrimonio: Deben otorgarse por escritura pública que debe
inscribirse al margen de la inscripción del matrimonio en el registro civil, esta inscripción debe
hacerse al momento de celebrarse el matrimonio o a más tardar dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la celebración, de lo contrario las capitulaciones no tienen valor ni
entre las partes ni respecto de terceros.
En la que se hace en el acto del matrimonio sólo puede pactarse separación total de
bienes.
223
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Estipulaciones prohibidas:
Estipulaciones contrarias a las buenas costumbres o a las leyes.
Estipulaciones en detrimento de los derechos y obligaciones de los cónyuges.
Estipulaciones en detrimento de los derechos y obligaciones con respecto a los descendientes
comunes.
Estipulaciones referidas a la duración de la sociedad conyugal.
a) Concepto:
Es la sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho de contraer
matrimonio y a falta de pacto en contrario.
Haber Real de la Sociedad Conyugal: Esta formado por aquellos bienes que entran al patrimonio
de la sociedad conyugal de manera definitiva e irrevocable, o sea, sin derecho a recompensa o
compensación a favor del cónyuge que los hizo ingresar. Estos bienes son:
1. De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, devengados durante el
matrimonio; es decir de los productos del trabajo.
Ingresan también al haber real de la sociedad conyugal otras indemnizaciones del trabajo
como pensiones, jubilaciones, indemnización por accidentes del trabajo y desahucio, etc.
224
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Tratándose de la mujer, los bienes producto de su trabajo sólo ingresan al haber real de la
sociedad conyugal si éste trabajo se realiza en conjunto con el marido, ya que el producto de su
trabajo separado del marido forma parte del patrimonio reservado de la mujer casada.
2º Forman parte del haber real de la sociedad conyugal también los bienes raíces o muebles
adquiridos a título oneroso durante la sociedad. Salvo :
- Los bienes adquiridos por prescripción, cuando la posesión se inició antes de la sociedad
conyugal aunque el plazo se cumpla durante la vigencia.
- Los bienes que los cónyuges poseían antes de la sociedad conyugal con título vicioso, pero
cuyo título se sanea o ratifica durante el matrimonio.
- Cuando los bienes vendidos o aportados a una sociedad y éstos vuelven al cónyuge por
nulidad o resolución del contrato de sociedad.
- Tratándose de los bienes litigiosos, cuando por sentencia judicial se declara el dominio del
cónyuge, esta sentencia no es otra cosa que declaratoria del derecho existente desde antes del
matrimonio.
- Lo que durante el matrimonio se pague por capitales o intereses adeudados desde antes del
matrimonio.
- Los bienes que adquiera cualquiera de los cónyuges a título oneroso a virtud de un contrato de
promesa celebrado con anterioridad al matrimonio siempre que dicho contrato conste en
instrumento público o de un instrumento privado cuya fecha sea oponible a terceros.
En los artículos 1728 y 1729 se consagran excepciones a la regla de que todo bien raíz
adquirido a título oneroso ingresa a la sociedad conyugal, ya que "El terreno contiguo a una finca
propia de uno de los cónyuges, y adquirido por él durante el matrimonio a cualquier título que lo
haga comunicable según el artículo 1725, se entenderá pertenecer a la sociedad; a menos que
con él y la antigua finca se haya formado una heredad o edificio de que el terreno últimamente
adquirido no pueda desmembrarse sin daño; pues entonces la sociedad y el dicho cónyuge
serán codueños del todo, a prorrata de los respectivos valores al tiempo de la incorporación."
Art. 1729 "La propiedad de las cosas que uno de los cónyuges poseía con otras personas
proindiviso, y de que durante el matrimonio se hiciere dueño por cualquier título oneroso,
pertenecerá proindiviso a dicho cónyuge y a la sociedad, a prorrata del valor de la cuota que
pertenecía al primero, y de lo que haya costado la adquisición del resto."
3. Ingresan al haber real todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquiera
naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de
los cónyuges, y que se devenguen durante el matrimonio;
4. Ingresa al haber real de la sociedad conyugal el tesoro que fuere encontrado en un bien
social.
5. Ingresan también al haber real de la sociedad conyugal las minas denunciadas durante la
vigencia de la sociedad conyugal por uno o ambos cónyuges.
225
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
* Las donaciones remuneratorias cuando representan el pago de servicios que no dan acción
para exigir remuneración o en cuanto exceden el monto de la remuneración a que podría tener
derecho el que prestó el servicio si tuviera acción para cobrar.
c) Recompensas:
226
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Son las indemnizaciones pecuniarias a que los patrimonios del marido, de la mujer y de la
sociedad conyugal están obligados entre sí.
Art. 1734 "Todas las recompensas se pagarán en dinero, de manera que la suma pagada
tenga, en lo posible, el mismo valor adquisitivo que la suma invertida al originarse la
recompensa.
El partidor aplicará esta norma de acuerdo a la equidad natural."
No podrá tampoco, sin dicha autorización, disponer entre vivos a título gratuito de los
bienes sociales, salvo el caso del artículo 1735, ni dar en arriendo o ceder la tenencia de los
bienes raíces sociales urbanos por más de cinco años, ni los rústicos por más de ocho, incluidas
las prórrogas que hubiere pactado el marido.
227
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Si el marido se constituye aval, codeudor solidario, fiador u otorga cualquiera otra caución
respecto de obligaciones contraídas por terceros, sólo obligará sus bienes propios.
En los casos a que se refiere el inciso anterior para obligar los bienes sociales necesitará
autorización de la mujer.
La autorización de la mujer deberá ser específica y otorgada por escrito, o por escritura
pública si el acto exigiere esta solemnidad, o interviniendo expresa y directamente de cualquier
modo en el mismo. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conste por
escrito o por escritura pública según el caso.
La autorización a que se refiere el presente artículo podrá ser suplida por el juez, con
conocimiento de causa y citación de la mujer, si ésta la negare sin justo motivo. Podrá asimismo
ser suplida por el juez en caso de algún impedimento de la mujer, como el de menor edad,
demencia, ausencia real o aparente u otro, y de la demora se siguiere perjuicio. Pero no podrá
suplirse dicha autorización si la mujer se opusiere a la donación de los bienes sociales."
En el caso de negativa de la mujer puede ser suplida por el juez en los siguientes casos:
- Por la negativa injustificada de la mujer a prestar su autorización.
- Por impedimento de la mujer, como su menor edad, o su ausencia real o aparente, si de la
demora se siguiere perjuicio a la sociedad conyugal.
- En relación con los bienes propios de la mujer, el marido los administra, pero no está obligado a
rendir caución ni hacer inventario como otros administradores.
228
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Respecto de los bienes del marido, los administra de acuerdo a las reglas de la curaduría,
esto significa que debe rendir cuenta una vez terminada la administración. Responde hasta de
culpa leve, a diferencia del marido que en la administración ordinaria de los bienes de la mujer
responde sólo de dolo o culpa grave.
229
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Procede:
Cuando el marido es menor de edad y existen personas llamadas a ejercer la guarda con
preferencia de la mujer.(367)
Respecto del marido declarado en interdicción por prodigalidad, ya que en este caso la mujer
no puede ser la curadora.
Cuando la mujer se excusa de ejercer la guarda o es incapaz de ejercerla.
En estos casos la administración corresponde al curador del marido, según las reglas de
los guardadores.
f) Gananciales:
Es el derecho de la mujer a participar en las utilidades producidas por la administración
del marido.
230
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
h) Beneficio de Emolumentos:
Es un beneficio establecido en favor de la mujer en virtud del cual no es responsable
frente a terceros de las deudas de la sociedad sino hasta concurrencia de su mitad de
gananciales. Art. 1777 "La mujer no es responsable de las deudas de la sociedad, sino hasta
concurrencia de su mitad de gananciales.
Mas para gozar de este beneficio deberá probar el exceso de la contribución que se le
exige, sobre su mitad de gananciales, sea por el inventario y tasación, sea por otros documentos
auténticos."
2. Las deudas personales de la mujer, es decir las contraídas antes del matrimonio, las que
provengan de un delito o cuasidelito.
231
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
El marido no tiene ninguna obligación respecto de los actos celebrados por la mujer, es
decir no puede perseguírsele en sus bienes, salvo que se haya constituido en fiador o de otro
modo, o que el acto le haya reportado beneficios a él o a la familia común, así se desprende de
los Arts. 150 Inc 5º en relación al 161.
Art. 150 Inc. 5º: "Los actos o contratos celebrados por la mujer en esta administración separada,
obligarán los bienes comprendidos en ella y los que administre con arreglo a las disposiciones de
los artículos 166 y 167, y no obligarán los del marido sino con arreglo al artículo 161."
Art.161: "Los acreedores de la mujer separada de bienes, por actos o contratos que
legítimamente han podido celebrarse por ella, tendrán acción sobre los bienes de la mujer.
El marido no será responsable con sus bienes, sino cuando hubiere accedido como
fiador, o de otro modo, a las obligaciones contraídas por la mujer.
Será asimismo responsable, a prorrata del beneficio que hubiere reportado de las
obligaciones contraídas por la mujer; comprendiendo en este beneficio el de la familia común, en
la parte en que de derecho haya él debido proveer a las necesidades de ésta.
Los terceros que contraten con la mujer quedarán a cubierto de toda reclamación que
pudieren interponer ella o el marido, sus herederos o cesionarios, fundada en la circunstancia de
haber obrado la mujer fuera de los términos del presente artículo, siempre que, no tratándose de
bienes comprendidos en los artículos 1754 y 1755, se haya acreditado por la mujer, mediante
instrumentos públicos o privados, a los que se hará referencia en el instrumento que se otorgue
al efecto, que ejerce o ha ejercido un empleo, oficio, profesión o industria separados de los de su
marido."
232
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
a) Concepto:
Es un régimen de excepción, puede pactarse para sustituir el régimen normal de sociedad
conyugal, o puede emanar de la ley o de una sentencia judicial.
Separación Judicial de bienes: Se produce por una sentencia del juez en los casos determinados
por la ley. Es siempre total, pone fin al régimen de sociedad conyugal.
Causales:
- Art. 1762: "La mujer que no quisiere tomar sobre sí la administración de la sociedad conyugal,
no someterse a la dirección de un curador, podrá pedir la separación de bienes; y en tal caso se
observarán las disposiciones del Título VI, párrafo 3 del Libro I."
- Puede la mujer pedir la separación de bienes cuando el marido haya sido condenado a pagar
pensiones alimenticias a favor de ella, y por no pagar las pensiones haya sido apremiado por dos
veces. (Art. 19 Ley 14.908 sobre abandono de familia).
- Cuando los negocios del marido se encuentran en mal estado, pero podrá el marido oponerse a
ella prestando fianzas o hipotecas que aseguren suficientemente los intereses de la mujer.
- Cuando el marido, por su culpa, no cumple con las obligaciones que le imponen los artículos
131 y 134 (fidelidad, socorro, respeto, protección) o incurre en alguna causal de divorcio, salvo la
avaricia y la existencia de una enfermedad grave, contagiosa e incurable.
233
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Es total cuando se declara el divorcio perpetuo (1764 Nº 4) y en el caso del inc. 2º del Art.
135 "Los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de
bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna
de Santiago, y pacten en ese acto sociedad conyugal, dejándose constancia de ello en dicha
inscripción."
Es parcial en el caso del Art. 166, esto es, cuando se deja una herencia o legado a la
mujer con la condición de que no lo administre el marido.
Durante la celebración del matrimonio, sólo puede pactarse separación total de bienes, al
igual que durante la vigencia del matrimonio.
En Chile es el marido quién administra tanto los bienes sociales como los suyos propios y
los bienes propios de la mujer; los "gananciales" son las ganancias que puede arrojar esta
administración, y al momento de la disolución de la sociedad conyugal estas ganancias se
dividirán por partes iguales entre marido y mujer, salvo que la mujer renuncie a los gananciales
quedándose con su patrimonio reservado; en el caso de que la mujer administre un patrimonio
reservado tiene un derecho de opción entre quedarse con sus bienes reservados renunciando a
los gananciales o bien aceptar a los gananciales, en cuyo caso los bienes que administraba por
separado pasan a formar parte de la masa a partir entre marido y mujer al momento de la
disolución de la sociedad conyugal.
234
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 38 LMC: "Se disuelve también el matrimonio por la muerte presunta de uno de los cónyuges,
si cumplidos cinco años desde las últimas noticias que se tuvieren de su existencia, se probare
que han transcurrido setenta desde el nacimiento del desaparecido. Se disolverá, además,
transcurridos que sean quince años desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuere,
a la expiración de dichos quince años, la edad del desaparecido, si viviere.
En el caso del número 8º del artículo 81 del Código Civil, el matrimonio se disuelve
transcurridos dos años desde el día presuntivo de la muerte." (nave o aeronave).
b) Nulidad del matrimonio: debe ser declarada judicialmente, por alguno de los siguientes
motivos:
- Existencia de cualquier impedimento dirimente
- Incompetencia del oficial del registro civil
- Falta o inhabilidad de los testigos del matrimonio
- Vicios del consentimiento.
- El caso del adoptado
Art. 29 LMC: "El matrimonio celebrado con cualquiera de los impedimentos designados en los
artículos 4º, 5º, 6º y 7º es nulo."
Para que sea nulo el impedimento debió existir al momento de contraer matrimonio. Art.
30 LMC.
Art. 31 LMC: "Es igualmente nulo el matrimonio que no se celebre ante el Oficial del Registro
Civil correspondiente, y ante el número de testigos hábiles determinados en el artículo 16."
Art. 32 LMC: "Es también nulo el matrimonio para cuya celebración no ha habido, por parte de
alguno de los contrayentes, libre y espontáneo consentimiento." Los vicios del consentimiento en
el matrimonio son el error, la fuerza y el rapto.
Art. 27 Ley 7.613 y Art. 18 Ley 18.703 (adopción simple): "Es nulo el matrimonio que contraiga el
adoptante con el adoptado, o el adoptado con el viudo o viuda del adoptante."
235
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
disuelto, caso en el cual la acción podrá intentarse dentro del año siguiente al fallecimiento de
uno de los cónyuges.
Sin embargo, la acción de nulidad fundada en los números 1º y 2º del artículo anterior,
corresponde exclusivamente al cónyuge que ha sufrido el error o la fuerza. (error en la identidad)
Epoca para intentar la acción de nulidad: Art. 35: "La acción de nulidad del matrimonio no
prescribe por tiempo, salvo la que se funde en alguno de los impedimentos contenidos en los
números 2º, 4º ó 5º del artículo 4º o en los números 1º ó 2º del artículo 33, que prescribirá en un
año.
El año se contará desde que los contrayentes llegaren a la edad de la pubertad, en los
casos de matrimonio de impúberes y en los otros casos, desde que haya desaparecido el hecho
que los origina.
La acción de nulidad a que se refiere el inciso tercero del artículo anterior, prescribirá
también en un año contado desde la fecha de la muerte del cónyuge enfermo." (matrimonio
celebrado en artículo de muerte).
Art. 121: "El matrimonio que según las leyes del país en que se contrajo pudiera
disolverse en él, no podrá sin embargo, disolverse en Chile, sino en conformidad a las leyes
chilenas."
c) Matrimonio Nulo Putativo: Está reglamentado por el artículo 122 del Código Civil "El
matrimonio nulo, si ha sido celebrado ante oficial del Registro Civil, produce los mismos efectos
civiles que el válido respecto del cónyuge que, de buena fe, y con justa causa de error, lo
contrajo; pero dejará de producir efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de ambos
cónyuges.
Con todo, la nulidad declarada por incompetencia del funcionario, por no haberse
celebrado el matrimonio ante el número de testigos requeridos por la ley o por inhabilidad de
éstos, no afectará la legitimidad de los hijos concebidos durante el matrimonio, aunque no haya
habido buena fe ni justa causa de error.
Las donaciones o promesas que, por causa de matrimonio, se hayan hecho por el otro
cónyuge, al que casó de buena fe, subsistirán no obstante la declaración de nulidad del
matrimonio."
236
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Con respecto a la redacción del Artículo 122 CC los efectos del matrimonio son relativos
al cónyuge de buena fe, pero en realidad algunos efectos como la legitimidad de los hijos son
indivisibles,. por lo que lo serán aun respecto del cónyuge de mala fe.
98.- EL DIVORCIO
a) Concepto
b) Clases
c) La Reconciliación
a) Concepto:
Puede definirse como la separación de cuerpos legítima de un hombre y una mujer que
se encuentran unidos por vínculo matrimonial.
Art. 19 LMC: "El divorcio no disuelve el matrimonio, sino que suspende la vida en común
de los cónyuges."
b) Clases:
De acuerdo al Art. 20 LMC: "El divorcio es temporal o perpetuo.
La duración del divorcio temporal no pasará de cinco años."
Divorcio perpetuo: Termina para siempre con la vida en común de los cónyuges. Pero no afecta
al vínculo matrimonial que sigue existiendo.
237
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Causales:
Todas las del divorcio perpetuo;
Avaricia del marido, si llega hasta privar a su mujer de lo necesario para la vida, atendidas sus
facultades;
Negarse la mujer, sin causa legal, a seguir a su marido;
Abandono del hogar común, o resistencia a cumplir las obligaciones conyugales sin causa
justificada;
Ausencia sin justa causa por más de tres años;
Malos tratamientos de obra inferidos a los hijos, si pusieren en peligro su vida.
De acuerdo al Art. 994 "El cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia
abintestato de su mujer o marido, si hubiere dado motivo al divorcio por su culpa."
Art. 1173 "Tendrá derecho a la porción conyugal aun el cónyuge divorciado, a menos que por
culpa suya haya dado ocasión al divorcio." En ninguno de los dos casos distingue por lo que
238
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
se debe concluir que también en el caso del divorcio temporal se producen estos efectos
respecto del cónyuge culpable.
El hijo nacido durante el divorcio perpetuo o temporal de sus padres no está amparado por la
presunción de paternidad (190).
c) Reconciliación:
Es el avenimiento de los cónyuges en el sentido de volver a reunirse.
Art. 28 LMC: "El divorcio y sus efectos cesarán cuando los cónyuges consintieren en
volver a reunirse.
Producida la reconciliación, renace la obligación de los cónyuges de vivir juntos y los hijos
vuelven a la tuición de ambos padres, pero la sociedad conyugal disuelta no vuelve a nacer, así
lo señala expresamente el Art. 165 CC "Producida la separación de bienes, ésta es irrevocable y
no podrá quedar sin efecto por acuerdo de los cónyuges ni por resolución judicial."
Acción de divorcio:
Art. 24 LMC: "La acción de divorcio corresponde únicamente a los cónyuges y no podrá
deducirse contra el cónyuge inocente."
Sin embargo, el derecho de pedir divorcio por causa existente y conocida puede
renunciarse, y se entiende renunciado cuando ha seguido cohabitación.
Art. 26 LMC: "La acción de divorcio prescribe en un año, contado desde que se tuvo
conocimiento del hecho en que se funda."
239
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
b) Patria Potestad
Los hijos nacidos durante el matrimonio válido de sus padres son hijos legítimos. El efecto
del matrimonio válido de los padres o del matrimonio nulo en los casos del Art. 122 es que da
origen a la filiación legítima.
a) Tuición:
Se refiere al cuidado personal de los hijos legítimos. Por regla general corresponde al
padre y la madre y en caso de separación, divorcio o nulidad a la madre.
Art. 222 "Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado
personal de la crianza y educación de sus hijos legítimos"
Art. 223 "A la madre divorciada, haya dado o no motivo al divorcio, toca el cuidar
personalmente de los hijos menores. Sin embargo, no se le confiará el cuidado de los hijos,
cuando por su depravación sea de temer que se perviertan.
En estos casos, o en el hallarse inhabilitada por otra causa, se confiará el cuidado
personal de los hijos al padre.
La circunstancia de haber sido el adulterio de la madre lo que ha dado causa al divorcio,
deberá ser considerada por el juez como un antecedente de importancia al resolver sobre su
inhabilidad. Lo dicho en este inciso se aplicará, en su caso, al padre."
b) Patria Potestad:
Art. 340: "La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley da al padre o madre
legítimos sobre los bienes de sus hijos no emancipados.
La patria potestad se ejercerá también respecto de los derechos eventuales del hijo que
está en el vientre y que, si naciere vivo, se presumiría legítimo.
Los hijos no emancipados se llaman hijos de familia, y el padre o la madre, en su caso,
con relación a ellos, padre o madre de familia.
En defecto del padre, estos derechos pertenecerán a la madre, a menos que esté privada
del cuidado personal del hijo por su mala conducta.
Se entenderá faltar el padre en los casos de los números 1.º y 6.º del artículo 266, y en
los casos de los números 1.º, 3.º, 5.º y 7.º del artículo 267.
Cuando la tuición de los hijos haya sido confiada por el juez a la madre, ésta podrá pedir
que se le otorgue, también, la patria potestad.
Todo lo que en los artículos siguientes de este título se dice del padre, se aplicará, en su
lugar, a la madre."
Falta el padre:
Cuando muere,
Cuando se otorga el decreto que da la posesión de los bienes del desaparecido,
Cuando maltrata habitualmente al hijo, en términos de poner en peligro su vida o de causarle
grave daño.
Cuando abandona al hijo.
Cuando por la depravación del padre se hace incapaz de ejercer la patria potestad,
Cuando se dicta sentencia ejecutoriada que declara al padre culpable de un delito al que se
aplique pena de más de cuatro años de presidio o reclusión u otra de igual o mayor gravedad.
240
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
2. Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación herencia o legado, cuando el donante o
testador ha dispuesto expresamente que tenga el usufructo de estos bienes el hijo, y no el
padre;
3. Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad o indignidad del padre, o
por haber sido éste desheredado, en cuyo caso el usufructo corresponderá a la madre si está
separada de bienes.
El usufructo del padre de familia sobre las minas del hijo se limitará a la mitad de los
productos, y responderá al hijo de la otra mitad.
Características del usufructo del padre sobre los bienes del hijo:
1º No es propiamente un derecho real, ya que no faculta al padre para perseguir la cosa
fructuaria.
El padre responde hasta de la culpa leve en la administración de los bienes del hijo y el
crédito que se derive de esta administración goza de un privilegio de 4tª clase de acuerdo al
Art.2481.
241
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 262: "La patria potestad se suspende por la prologada demencia del padre, por su
menor edad, por estar el padre en entredicho de administrar sus propios bienes, y por la larga
ausencia del padre, de la cual se siga perjuicio grave en los intereses del hijo, a que el padre
ausente no provee.
En estos casos la patria potestad la ejercerá la madre, respecto de quién se suspenderá
por las mismas causales."
Si la madre no puede ejercer la patria potestad, el hijo tendrá la propiedad plena de sus bienes y
deberá dársele un curador para que los administre.
Emancipación Voluntaria:
Art. 265: "La emancipación voluntaria se efectúa por escritura pública, en que el padre o
la madre, en su caso, declara emancipar al hijo adulto, y el hijo consiente en ello.
No valdrá la emancipación si no es autorizada por el juez con conocimiento de causa. Si
ella fuere otorgada por el padre estando viva la madre, será menester, además, que se proceda
con su consentimiento.
Dicho consentimiento podrá ser suplido por el juez, con conocimiento de causa, cuando la
madre lo negare sin justo motivo o estuviere impedida para prestarlo.
La emancipación efectuada por el padre, en los términos señalados en los dos incisos
anteriores, produce también efectos respecto de la madre."
Emancipación Legal:
Art. 266: "La emancipación legal se efectúa:
1. Por la muerte del padre, salvo que corresponda ejercitar la patria potestad a la madre;
2. Por la muerte de la madre que ejerza la patria potestad;
3. Derogado
4. Por el matrimonio del hijo;
5. Por haber cumplido el hijo la edad de dieciocho años;
6. Por el decreto que da la posesión de los bienes del padre desaparecido, salvo el caso de
excepción del Nº 1 de este artículo;
7. Por el decreto que da la posesión de los bienes de la madre desaparecida que ejerza la patria
potestad."
Art. 16 Ley 7.613: "La adopción del hijo emancipa a éste respecto de sus padres
legítimos."
Emancipación Judicial:
Es la que se produce por decreto del juez en los siguientes casos:
242
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
De acuerdo al Art. 19 de la Ley sobre abandono de familia, hay abandono cada vez que el
padre, condenado a pagar una pensión alimenticia, es apremiado por dos veces por el no pago
de la pensión.
Efectos de la emancipación:
Una vez producida es irrevocable, de acuerdo al Art. 269.
100.- FILIACION
a) Concepto
b) Clases
c) Efectos
a) Concepto:
La filiación es el vínculo jurídico que une a un hijo con su padre o madre y consiste en la
relación de parentesco establecida por la ley entre un ascendiente y su inmediato descendiente.
La filiación es un vínculo de sangre, salvo la filiación adoptiva que es un acto jurídico que
se celebra entre dos personas.
Características de la Filiación:
Es un fenómeno jurídico que tiene como fundamento el hecho fisiológico de la procreación,
salvo la filiación adoptiva.
Constituye un estado civil, salvo la filiación adoptiva de la ley 7.613 y ley 18.703, ya que la
adopción plena si constituye estado civil.
Es fuente de innumerables derechos y obligaciones.
b) Clases de filiación:
La filiación puede ser legítima, Ilegítima o por adopción. Se atiende al hecho del momento
de la concepción.
Art. 76 CC: "De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla
siguiente:
Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de
ciento ochenta días cabales, y no más de trescientos, contados hacia atrás, desde la
medianoche en que principie el día del nacimiento."
243
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
legítima
Filiación -------> natural
Ilegítima -------> Simplemente ilegítima
Adoptiva
Art. 270: "Los hijos ilegítimos tendrán la calidad de hijos naturales del padre o madre que
los haya reconocido, o cuya paternidad o maternidad haya sido establecida en conformidad a las
reglas del presente título."
La clasificación entre ilegítimos y naturales tiene gran importancia ya que el hijo natural
goza de innumerables ventajas que no le corresponden al ilegítimo.
Filiación legítima:
De acuerdo a lo que prescriben los artículos 35 y 179 CC. son legítimos los hijos
concebidos durante el matrimonio verdadero de sus padres o durante el matrimonio nulo en los
casos del Art. 122.
Impugnación de paternidad:
*** Si el hijo nace después de 180 días de celebrado el matrimonio goza de la presunción de
paternidad, pero el marido puede probar que no es el padre probando que durante todo el tiempo
en que pudo presumirse la concepción estuvo en la imposibilidad física de tener acceso a su
mujer.
244
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Mientras vive el marido sólo él puede impugnar su paternidad, Art. 182, y una vez muerto
pueden impugnar la paternidad sus herederos y en general cualquier persona a quién la
paternidad le arroje un perjuicio actual, Art. 184.
Pueden también ejercer esta acción los ascendientes del padre aunque no tengan
derecho alguno en la sucesión del hijo, y no sólo cuando ha muerto sino también cuando ha
desaparecido.
Los Terceros tienen el plazo de 60 días desde la muerte del presunto padre, si hubiere
desaparecido se contará desde la fecha del decreto que concede la posesión provisoria de los
bienes del desaparecido.
La acción se dirige contra el pretendido hijo, a quién se le nombra curador para que lo
represente.
El hijo no está amparado por la presunción de paternidad del Art. 180. Art. 190: "El
concebido durante el divorcio temporal o perpetuo de los cónyuges, no tiene derecho para que el
marido le reconozca por hijo suyo, a menos de probarse que el marido por actos positivos le
reconoció como suyo, o que durante el divorcio intervino reconciliación privada entre los
cónyuges."
El nacido después de 300 días de muerto el padre no está amparado por la presunción de
paternidad, basta desconocer la paternidad, la acción le corresponde a cualquiera que tenga
interés en ello dentro de los 60 días contados desde que se impuso del nacimiento, si no se inicia
la acción en tiempo oportuno el hijo quedará como legítimo.
Impugnación de maternidad:
*** Art. 293: "La maternidad, esto es, el hecho de ser una mujer la verdadera madre del hijo que
pasa por suyo, podrá ser impugnada, probándose falso parto, o suplantación del pretendido hijo
al verdadero. Tienen el derecho de impugnarla:
1º El marido de la supuesta madre y la misma madre supuesta, para desconocer la legitimidad
del hijo;
2º Los verdaderos padre y madre legítimos del hijo, para conferirle a él, o a sus descendientes
legítimos, los derechos de familia en la suya;
3º La verdadera madre, aunque ilegítima, para exigir alimentos al hijo en conformidad al artículo
291, inciso 2º."
245
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 202: "Son también hijos legítimos los concebidos fuera de matrimonio y legitimados
por el que posteriormente contraen sus padres, según las reglas y bajo las condiciones que van
a expresarse."
Art. 203: "En los casos del artículo 122, el matrimonio nulo sirve para legitimar a los hijos
que hubieren sido concebidos con anterioridad."
Art. 207: "El matrimonio de los padres legitima también ipso jure a los hijos que tuvieren la
calidad de naturales de ambos a la fecha del matrimonio."
Legitimación voluntaria:
Opera cuando no basta el sólo matrimonio para legitimar a los hijos,
Art. 208: "Fuera de los artículos 206 y 207, el matrimonio no produce ipso jure la
legitimación de los hijos.
Para que ello se produzca, es necesario que los padres, a la fecha del matrimonio, o con
posterioridad a éste, mediante instrumento público o en acta extendida ante cualquier oficial civil,
designen los hijos a quienes confieren este beneficio, ya estén vivos o muertos.
Esta acta tendrá para todos los efectos legales el mérito de instrumento público, será
gratuita y no estará afecta a ningún gravamen fiscal."
Repudiación de la legitimación:
*** El legitimado mayor de edad puede repudiar por si mismo la legitimación, dentro del plazo de
un año contado desde que tuvo conocimiento de la legitimación, salvo que haya aceptado
expresa o tácitamente la legitimación.
246
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
*** El menor de edad repudia por sí mismo pero sólo una vez que llega a mayor edad y dentro
del año siguiente al momento en que llegado a mayor edad, tuvo conocimiento de la legitimación.
*** El que se encuentra en interdicción por sordomudez o demencia debe hacerlo por intermedio
de su curador, quién necesita de autorización judicial para repudiar la legitimación.
*** Los herederos del legitimado que muere antes de repudiar pueden hacerlo en el plazo que al
primero le faltaba para poder hacerlo.
- Art. 233 Los padres tienen la facultad de corregir y castigar moderadamente a los hijos.
- Art. 235 Los padres tendrán el derecho y el deber de dirigir la educación del hijo del modo que
crean más conveniente para él.
Filiación Natural:
De acuerdo al Art. 270: " Los hijos ilegítimos tendrán la calidad de hijos naturales del
padre o madre que los haya reconocido, o cuya paternidad o maternidad haya sido establecida
en conformidad a las reglas del presente título."
Los hijos naturales pueden ser : Hijos naturales reconocidos voluntariamente o hijos
naturales que han obtenido esta declaración por sentencia judicial en juicio contradictorio, de ahí
que en el Art. 271 señale en los Nºs 1 y 5 las causales de reconocimiento voluntario y en los Nºs
2, 3 y 4 las causales de reconocimiento forzado:
Reconocimiento Voluntario : Art., 271 Nºs 1 y 5
Son hijos naturales :
247
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Nº 1.º: Los que el padre, la madre o ambos hubieren reconocido como hijo suyo mediante una
declaración formulada con ese determinado objeto en escritura pública, en la inscripción de
nacimiento del hijo o en acto testamentario.
Con todo, el hecho de consignarse el nombre del padre o de la madre, a petición de ellos,
en la inscripción del nacimiento, es suficiente reconocimiento de filiación natural
El reconocimiento por acto entre vivos señalada en este número, podrá efectuarse por
medio de mandatario constituido por escritura pública y especialmente facultado con ese objeto.
Asimismo, en el evento de que la madre sea demente o sordomuda que no pueda darse a
entender por escrito, podrá reconocer a su hijo como natural a través de la declaración que
efectúe su curador y siempre que conste la maternidad en el comprobante de parto y se haya
identificado a la madre en él.
Nº 5.º Aquellos que hayan sido reconocidos por el supuesto padre, cuando, citado éste
por el hijo a la presencia judicial, confesaré la paternidad bajo juramento. Nadie podrá ejercer
este derecho más de una vez con relación a la misma persona.
La acción del presunto hijo a que se refiere este número deberá necesariamente fundarse
en instrumento público o privado emanado del supuesto padre o madre del cual se desprenda
una confesión manifiesta de paternidad o maternidad.
Nº 3.º Los que hubieren poseído notoriamente, a lo menos durante diez años consecutivos, la
calidad de hijo respecto de determinada persona.
La posesión de dicha calidad consiste en que su padre o madre le haya tratado como hijo,
proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente y presentándolo en ese
carácter a sus deudos y amigos, y que éstos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan
reputado y reconocido como tal.
248
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
edad, de grado más próximo, la acción de reclamación de estado no puede dirigirse contra una
persona casada salvo que se dirija contra ambos cónyuges o que éstos se encuentren
divorciados perpetuamente.
- El hijo natural está obligado a auxiliar y socorrer a sus padres naturales en todas las
circunstancias que lo precisen.
- Los padres tienen el derecho de castigar moderadamente y corregir a sus hijos naturales.
- La tuición del hijo natural corresponde al padre o madre que lo haya reconocido, si lo han
reconocido ambos les corresponde de consuno, si los padres naturales viven separados
corresponde a la madre, salvo que sea depravada y que sea de temer que se perviertan por su
culpa.
- Si el padre o madre es casado no podrá llevar al hijo natural a vivir a su casa sin autorización
de su cónyuge.
- En el caso de los hijos naturales reconocidos forzadamente será el juez quién decidirá sobre su
situación.
Con respecto a la patria potestad los padres naturales no tienen la patria potestad sobre
los bienes del hijo natural, y tampoco el usufructo de los bienes de éste, en cuanto a la
administración y representación corresponderá al padre que primero los haya reconocido, y en
caso de ser al mismo tiempo corresponderá la guarda al padre, es decir administra los bienes del
hijo por el hecho de ser el curador del mismo y no por ser el padre, tienen entonces los derechos
y deberes de tales curadores. Pero no corresponde este derecho a los padres que hayan
reconocido forzadamente al hijo.
Los padres naturales deben consentir el matrimonio del hijo natural, salvo que hayan
reconocido forzadamente en cuyo caso no gozan de esta facultad.
En cuanto a los derechos hereditarios, tanto el padre como el hijo son recíprocos
herederos en la forma que más adelante se verá.
El hijo natural tiene derecho a reclamar alimentos congruos de sus padres naturales y
éstos tienen derecho a reclamar alimentos necesarios a sus hijos naturales.
Filiación simplemente ilegítima: Son aquellos hijos ilegítimos que no han sido reconocidos
de acuerdo a las normas del art. 271, pero de acuerdo al art. 280 pueden investigar respecto de
su filiación.
Art. 280: "El hijo ilegítimo que no tenga la calidad de natural sólo tendrá derecho a pedir
alimentos del padre o madre, o de ambos según el caso:
1. Si de un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignos resultaré
establecida de un modo irrefragable la paternidad o la maternidad del supuesto padre o
madre;
249
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
4. Si el supuesto padre, citado por dos veces a la presencia judicial para que, bajo juramento,
reconozca al hijo y expresándose en la citación el objeto, no compareciere sin causa
justificada;
El hecho de seducir a una menor, haciéndola dejar la casa de la persona a cuyo cuidado
esté, es rapto aunque no se emplee la fuerza.
Rechazada la acción a que se refiere el presente artículo, no podrá renovarse sino por
una sola vez en el caso del número 4.º. En los demás casos, sólo podrá renovarse si se
fundamenta en antecedentes que se hayan generado con posterioridad a la sentencia.
La acción que concede el artículo 280 no podrá intentarse contra ninguna mujer casada
no divorciada perpetuamente, así lo señala expresamente el Art. 288.
2. - Los hijos ilegítimos deben alimentos sólo a la madre ilegítima, pero pierde este derecho si lo
abandona en la infancia.
Con respecto a la tuición se aplican las normas de la filiación legítima en cuanto fuere
posible.
250
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
101.- ADOPCION
a) CONCEPTO
b) NATURALEZA JURIDICA
c) CLASES
d) EFECTOS
a) Concepto : Según Capitant: La adopción es un acto jurídico que crea entre dos personas
relaciones ficticias y puramente civiles de parentesco y filiación.
c) Clases :
En Chile existen tres tipos de adopción :
Adopción Ordinaria, regida por la ley 7.613.
Adopción Simple, regida por la ley 18.703
Adopción Plena, regida por la ley 18.703
Requisitos :
- La adopción deberá otorgarse por escritura pública, en la que conste la aceptación del
adoptado. Art. 5. El adoptado puede ser mayor o menor, si es menor deberá autorizar su
representante legal o sus padres legítimos, en el caso de negativa injustificada podrá autorizar el
juez.
- Debe ser autorizada por el juez con conocimiento de causa y con audiencia de los ascendientes
legítimos del adoptante y del adoptado, y los descendientes legítimos del adoptado.
- El adoptado que tome el apellido del adoptante deberá expresarlo en la escritura publica y se
hará mención de ello en la inscripción en el Registro Civil.
EFECTOS DE LA ADOPCION ORDINARIA : Por regla general los efectos se producen entre
adoptante y adoptado.
251
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
2. - El adoptante pasa a ejercer sobre el adoptado todos los derechos de la autoridad paterna,
pero deberá hacer inventario y prestar fianza para administrar sus bienes, además no tiene el
usufructo de los bienes del adoptado.
Respecto de terceros :
1. - La adopción ordinaria no hace perder al adoptado los derechos que le corresponden en su
familia, los heredará y estará obligado a los alimentos para esas personas.
2º Por consentimiento mutuo del adoptante y del adoptado mayor de edad, que conste en
escritura pública;
3º Por sentencia judicial que prive al adoptante de la patria potestad en los casos contemplados
en el artículo 267 del Código Civil; y
4º Por sentencia judicial que declare la ingratitud del adoptado para con el adoptante.
252
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
- El adoptante tiene el cuidado personal del adoptado, debe pagar los gastos de alimentación,
crianza y educación del mismo.
- El adoptante ejerce la autoridad paterna y tiene la patria potestad sobre los bienes del
adoptado, pero no tiene el usufructo de ellos.
- Tiene el adoptante la facultad de consentir en el matrimonio del adoptado.
- El adoptante para contraer matrimonio debe hacer inventario de los bienes del adoptado que
administra, si no lo hace queda sujeto a indemnizar al adoptado por los perjuicios que le
ocasione la falta del inventario.
- La adopción simple pone fin a la patria potestad que ejercía el padre legítimo y a la guarda del
menor adoptado.
- El adoptado sigue perteneciendo a su familia.
b) Por sentencia judicial pronunciada por el tribunal que resolvió sobre ella, de oficio o a petición
de parte, cuando se hayan perdido las finalidades que se tuvieron en vista para otorgarla y,
especialmente, en caso de abandono, maltrato, depravación o incapacidad física permanente del
adoptante, y
c) Por la adopción del menos conforme a las normas de la ley 7.613 o por su adopción plena de
acuerdo a las disposiciones del Título III de esta ley."
Características :
* Es de orden público,
* Se constituye sólo por sentencia judicial,
* Es constitutiva de estado civil,
* Es una ficción legal, ya que crea una filiación que en realidad no existe, es fuente de la filiación
legítima,
* Es irrevocable, sólo puede ser dejada sin efecto por sentencia judicial que declare la nulidad
por fraude,
Requisitos : Art. 21
- Sólo podrá otorgarse a los cónyuges no divorciados, con cuatro años de matrimonio, mayores
de 25 años y menores de sesenta, con 20 años más que el menor y que lo hubieren tenido a su
tuición o cuidado en forma ininterrumpida a lo menos un año. Los cónyuges deberán actuar
siempre de consuno. Los requisitos de edad y diferencia con el menor no serán exigibles cuando
si uno de los adoptantes es ascendiente por consanguinidad del adoptado.
- Al viudo o viuda podrá otorgarse la adopción plena, si en vida de ambos cónyuges se hubiere
iniciado la tramitación correspondiente y siempre que cumpla con los demás requisitos legales.
También podrá otorgarse la adopción plena, al viudo o viuda que pruebe que el cónyuge
difunto manifestó su voluntad de conceder ese beneficio conjuntamente con el sobreviviente,
siempre que la tramitación correspondiente se haya iniciado dentro del año siguiente a su
fallecimiento.
253
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Para otorgar el beneficio de la adopción plena, el viudo o viuda deberá haber tenido al
menor durante un año bajo su tuición o cuidado personal, plazo que podrá ser modificado por el
juez si estima que existen motivos que lo justifiquen.
- Se podrá también otorgar el beneficio de adopción plena a los cónyuges cuyo matrimonio
hubiere sido disuelto, siempre que exista la conformidad de ambos y la del actual cónyuge si
estuviesen ligados por nuevo matrimonio, cuando al tiempo de la disolución el menor hubiere
completado un período bajo la tuición o cuidado de los adoptantes de, a lo menos, un año y con
tal que concurran los demás requisitos que establece la ley.
- La adopción plena sólo procederá respecto de los menores cuya edad sea inferior a 18 años,
cuando ofrezca ventajas al adoptado, se encuentren en caso de orfandad de padre y madre,
sean de filiación desconocida, se encuentren abandonados, o sean hijos de cualquiera de los
adoptantes.
Procedimiento :
1. - La solicitud de adopción debe firmarse ante el secretario del tribunal, acompañando copia
íntegra de la inscripción de nacimiento, y si no fuere posible el tribunal ordenará inscribir al
menor en le registro civil correspondiente al domicilio de los adoptantes.
5. - Después el tribunal declarará el estado de abandono del menor y esta resolución se notifica
por cédula a los interesados que hubieren comparecido.
254
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
adoptado.
a) Concepto : Es un modo de adquirir el dominio por el cual una persona adquiere todos los
derechos y obligaciones transmisibles de otra que es su causante.
La palabra sucesión evoca la idea de la transmisión de todo o parte del patrimonio de una
persona fallecida a una o más personas vivas, señaladas por el difunto o por la ley.
La palabra sucesión sirve además para designar el patrimonio mismo que se transmite, el
objeto de la transmisión.
Puede también servir para designar al conjunto de los sucesores, se habla de "la sucesión"
de fulanito.
255
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
" Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión
por causa de muerte, y la prescripción."
* Sirve para adquirir todo tipo de derechos, salvo aquellos que la ley declara
intransmisibles. ej. Usufructo, se extingue con la muerte del usufructuario, Uso y habitación,
el derecho de alimentos, el mandato.
a) Conceptos :
Sucesión testada y abintestato :
La sucesión como modo de adquirir requiere un título, así de acuerdo al art. 952 " Si
se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si en virtud de
la ley, intestada o abintestato.
La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria, y
parte intestada."
Importancia de la clasificación :
El título en la sucesión testada es el testamento y en la sucesión intestada o
abintestato el título es la ley.
Importancia de la clasificación :
Las asignaciones a título universal se llaman herencias y el asignatario heredero,
las asignaciones a título singular se llaman legados y el asignatario legatario. Las
asignaciones que hace la ley son siempre a título singular.
256
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
a) Concepto:
La apertura de la sucesión es un hecho jurídico, consecuencia de la muerte de una
persona, y en cuya virtud los bienes del difunto pasan a sus sucesores.
La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvas las excepciones
legales." ( La única excepción es el caso del desaparecido declarado muerto
presuntivamente en que la sucesión se abre en el último domicilio que haya tenido en
Chile.)
2º Se determinan los derechos en que ha de sucederse, es decir los que el causante tenía
al momento de su fallecimiento.
3º Desde ese momento comienza el estado de indivisión entre los herederos, y a esa fecha
deberá retrotraerse los efectos de la adjudicación de un bien al momento de la partición.
6º Con respecto al lugar donde se abre la sucesión este es el del último domicilio del
causante, salvo el caso del desaparecido declarado muerto presuntivamente en que la
sucesión se abre en el último domicilio que haya tenido en Chile, el lugar donde se abre la
sucesión fija la competencia de los tribunales.
De acuerdo al art. 1225 " Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente."
257
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto que
mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa
asignada."
Por regla general el asignatario es libre para aceptar o repudiar salvo que substraiga
efectos pertenecientes a la sucesión en cuyo caso se entiende que acepta, o cuando se
constituya en mora de aceptar o repudiar en cuyo caso se entiende que repudia. (1231 y
1233).
Para aceptar o repudiar una asignación es necesario ser capaz, los incapaces lo harán a
través de sus representantes legales, así el tutor o curador debe aceptar las herencias
deferidas al pupilo con beneficio de inventario y si se trata de legados que le imponen
obligaciones o gravámenes, deberá aceptar previa tasación de las cosas legadas.(397 y
398). No puede repudiar sin autorización judicial.
d) Medidas de Seguridad:
Puede suceder que a la muerte de una persona se cometan actos de ocultación de bienes
en perjuicio de los asignatarios y acreedores, por eso la ley señala las medidas de
seguridad que pueden tomarse, estas son, la guarda y aposición de sellos, la declaración
de herencia yacente y la facción de inventario.
La guarda consiste en la custodia de las llaves del mueble o lugar en que están los bienes
sujetos a la aposición de sellos.
Es una medida de seguridad provisoria.
Art. 1222 : " Desde el momento de abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en ella,
o se presuma que pueda tenerlo, podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se
guarden bajo llave y sello, hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y
efectos hereditarios.
258
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
No se guardarán bajo llave y sello los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se
formará lista de ellos.
La guarda y aposición de sellos deberá hacerse por el ministerio del juez con las
formalidades legales."
Los gastos de la guarda y aposición de sellos gravan toda la herencia, son una baja
general.
La guarda y aposición de sellos dura hasta que se haga inventario solemne de los bienes.
FACCION DE INVENTARIO :
El inventario es una enumeración de todos los bienes y de todas las obligaciones del
difunto, tiene por objeto hacer constar el estado del patrimonio del causante.
Es una medida permanente de seguridad.
Art. 859 CPC : " El inventario solemne se extenderá con los requisitos que siguen:
1. Se hará ante un notario y dos testigos mayores de dieciocho años, que sepan leer y
escribir y sean conocidos del notario. Con autorización del tribunal podrá hacer las
veces de notario otro ministro de fe o un juez de menor cuantía;
2. El notario o el funcionario que lo reemplace, si no conoce a la persona que hace la
manifestación, la cual deberá ser, siempre que esté presente, el tenedor de los bienes,
se cerciorará ante todo de su identidad y la hará constar en la diligencia;
3. Se expresará en letras el lugar, día, mes y año en que comienza y concluye cada parte
del inventario;
5. Será firmado por dicho tenedor o manifestante, por los interesados que hayan asistido,
por el ministro de fe y por los testigos."
Debe hacerse el inventario con citación de todos los interesados conocidos y que según la
ley tengan derecho a asistir, el Art. 1255 señala que tendrán derecho a asistir al inventario
el albacea, el curador de la herencia yacente, los herederos presuntos testamentarios o
abintestato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio, los
fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito.
Todos tendrán derecho a reclamar contra el inventario en lo que les pareciere inexacto.
El inventario debe ser solemne cuando existen incapaces de administrar sus bienes,
menores o dementes dentro de los herederos.
259
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 1240 : " Si dentro de los quince días de abrirse la sucesión no se hubiere aceptado la
herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el testador haya conferido la
tenencia de los bienes y que haya aceptado su encargo, el juez, a instancia del cónyuge
sobreviviente, o de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto, o de otra
persona interesada en ello, o de oficio, declarará yacente la herencia; se insertará esta
declaración en un diario de la comuna, o de la capital de la provincia o de la capital de la
región, si en aquélla no lo hubiere; y se procederá al nombramiento de curador de la
herencia yacente.
Si hubiere dos o más herederos y aceptase uno de ellos, tendrá la administración
de todos los bienes hereditarios proindiviso, previo inventario solemne, y aceptando
sucesivamente sus coherederos, y suscribiendo el inventario, tomarán parte en la
administración.
Mientras no hayan aceptado todos, las facultades del heredero o herederos que
administren serán las mismas de los curadores de la herencia yacente, pero no serán
obligados a prestar caución, salvo que haya motivo de temer que bajo su administración
peligren los bienes."
Art. 1247 : " El beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan
responsables de las obligaciones hereditarios y testamentarias, sino hasta concurrencia del
valor total de los bienes que han heredado."
Es de orden público, el testador no podrá prohibir que el heredero acepte con beneficio de
inventario Art. 1249.
2. Las herencias de las personas que no pueden aceptar o repudiar sino por el ministerio o
autorización de otras.
3. Artículo 1251. Los herederos fiduciarios son obligados a aceptar con beneficio de
inventario.
Si hay varios herederos y unos quieren aceptar con beneficio de inventario y otros no de
acuerdo al Art. 1248 todos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario.
260
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
2. Que no haya realizado actos que importen aceptación tácita, salvo que previamente
haya realizado inventario solemne en cuyo caso se presume su intención de aceptar con
beneficio de inventario. (1245)
Art. 1378 : " Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que
no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero; y en virtud de este
beneficio de separación tendrán derecho a que de los bienes del difunto se les cumplan las
obligaciones hereditarias o testamentarias con preferencia a las deudas propias del
heredero."
a) Concepto:
La herencia es todo el patrimonio del difunto, involucra todas sus relaciones
jurídicas, independientemente de su contenido efectivo; la herencia es una universalidad
jurídica que comprende derechos y obligaciones, activos y pasivos.
261
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
3º La inscripción especial prevenida en el inciso 3º: sin ésta no podrá el heredero disponer
por sí solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido."
* Tradición, pero solo una vez abierta la sucesión ya que el pacto sobre sucesiones futuras
adolece de nulidad absoluta por ílicitud del objeto,
* Prescripción, en el plazo de diez años, salvo el heredero putativo al que se le haya dado
la posesión efectiva de la herencia que ganará por prescripción de cinco años, ya que el
decreto de posesión efectiva le sirve de justo título.
Art. 688 Inc. 1º: " En el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se
confiere por el ministerio de la ley al heredero." ---> Esta posesión es especialísima ya que
puede que el heredero no tenga ni el corpus ni el animus, requisitos esenciales en toda
posesión, por otra parte el código apartándose de sus precedentes estableció que esta
posesión puede ser diversa que la del causante, ya que de acuerdo al Art.717 " Sea que se
suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor, principia en él." (pero podrá
añadir el tiempo de su antecesor, pero en ese caso se la apropia con sus calidades y
vicios).
Clases de posesión :
---------------> Posesión legal
Posesión efectiva
262
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
INCAPACIDADES:
De acuerdo al Art. 1445 " La capacidad legal de una persona consiste en poderse
obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra. 1446 " Toda persona es
legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces."
En materia de sucesiones el Art. 961 señala expresamente que " Será capaz y
digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna."
263
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 962 " Para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión;
salvo que se suceda por derecho de transmisión, según el Art. 957, pues entonces bastará
existir al abrirse la sucesión de la persona por quién se transmite la herencia o legado.
Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso
existir en el momento de cumplirse la condición.
Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no
existen, pero se espera que existan, no se invalidarán por esta causa si existieren dichas
personas antes de expirar los diez años subsiguientes a la apertura de la sucesión.
Valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en premio a los que
presten un servicio importante, aunque el que lo presta no haya existido al momento de la
muerte del testador."
Art. 963 : " Son incapaces de toda herencia o legado las cofradías, gremios o
establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas.
Pero si la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva corporación o
establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal, y obtenida ésta, valdrá la
asignación."
Art. 964 : Es incapaz de suceder a otra persona como heredero o legatario, el que antes de
deferírsele la herencia o legado hubiere sido condenado judicialmente por el crimen de
dañado ayuntamiento con dicha persona y no hubiere contraído con ella un matrimonio que
produzca efectos civiles.
Art. 965 : Por testamento otorgado durante la última enfermedad, no puede recibir herencia
o legado alguno, ni aun como albacea fiduciario, el eclesiástico que hubiere confesado al
difunto durante la misma enfermedad, o habitualmente en los dos últimos años anteriores
al testamento; ni a la orden, convento o cofradía de que sea miembro el eclesiástico; ni sus
deudos por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.
Pero esta incapacidad no comprenderá a la iglesia parroquial del testador, ni
recaerá sobre la porción de bienes que el dicho eclesiástico o sus deudos habrían
heredado abintestato, si no hubiese habido testamento."
264
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 1061 : " No vale disposición alguna testamentaria en favor del escribano que autorizare
el testamento, o del funcionario que haga las veces de tal, o del cónyuge de dicho
escribano o funcionario, o de cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos,
cuñados, empleados o asalariados del mismo.
No vale tampoco disposición alguna testamentaria en favor de cualquiera de los
testigos, o de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos o cuñados."
El Código se puso también en el caso de que se tratara de burlar las reglas de las
incapacidades por medio de fraude o simulación y por ello dispuso en el Art. 966 " Será
nula la disposición a favor de un incapaz, aunque se disfrace bajo la forma de un contrato
oneroso o por interposición de persona." y en el Art. 972 declara indigno de suceder al
testaferro y dispone que la disposición es nula.
INDIGNIDADES :
La indignidad es la falta de mérito para suceder a una persona, constituye un
desheredamiento legal.
Art. 968 : " Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios:
1º El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en
ese crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;
2º El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona cuya
sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o
descendientes legítimos, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia
ejecutoriada;
4º El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o le impidió
testar;
Art. 969: " 6º Es indigno de suceder el que siendo mayor de edad, no hubiere acusado a la
justicia el homicidio cometido en la persona del difunto, tan presto como le hubiere sido
posible.
Cesará esta indignidad, si la justicia hubiere empezado a proceder sobre el caso.
Pero esta causa de indignidad no podrá alegarse, sino cuando constaré que el
heredero o legatario no es cónyuge de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el
265
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
homicidio, ni es del número de sus ascendientes y descendientes, ni hay entre ellos deudo
de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.
Art. 971 : " 8º Son indignos de suceder el tutor o curador que nombrados por el testador se
excusaren sin causa legítima.
El albacea que nombrado por el testador se excusaré sin probar inconveniente
grave, se hace igualmente indigno de sucederle.
No se extenderá esta causa de indignidad a los asignatarios forzosos de la cuantía
que lo son, ni a los que, desechada por el juez la causa, entren a servir el cargo."
Art. 977 : " A los herederos se transmite la herencia o legado de que su autor se hizo
indigno, pero con el mismo vicio de indignidad de su autor, por todo el tiempo que falte para
completar los cinco años."
Art. 976 : " La acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe."
Art. 973 : " Las causas de indignidad mencionadas en los artículos precedentes no podrán
alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que la producen,
aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al
tiempo de testar ni después."
266
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 975 : " La indignidad se purga en cinco años de posesión de la herencia o legado."
1º El acervo bruto, común o cuerpo común de bienes, que es el patrimonio del causante
confundido con otros bienes, Art. 1341 "Si el patrimonio del difunto estuviere confundido
con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o gananciales del
cónyuge, contratos de sociedad, sucesiones anteriores indivisas, u otro motivo cualquiera,
se procederá en primer lugar a la separación de patrimonios, dividiendo las especies
comunes según las reglas precedentes."
2º El acervo ilíquido, que es aquél que resulta de la separación de patrimonios, pero al cual
hay que deducirle las llamadas bajas generales.
3º El acervo líquido, que es el que resulta una vez hechas las bajas generales, las
asignaciones se calculan a partir del acervo líquido.
b) Bajas generales : Son aquellas deducciones que es necesario hacer al acervo ilíquido
para determinar el acervo líquido, es decir los bienes de que efectivamente se disponen
para las asignaciones.
Art. 959 : " En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del
difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado,
inclusos los créditos hereditarios :
1. Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere;
El Nº 1 se refiere, entre otras cosas, a los gastos de la apertura del testamento cerrado, los
gastos para poner por escrito el testamento verbal, los gastos de la apertura de la
sucesión, los gastos de la posesión efectiva, los gastos de la guarda y aposición de sellos,
etc.
267
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
El Nº 2 se refiere a las deudas hereditarias, es decir aquellas que el causante tenía en vida.
Primero se pagan las deudas hereditarias y después las testamentarias.
Art. 1374 " Pagados los acreedores hereditarios, se satisfarán los legados."
El Nº 3 se refiere a los impuestos que gravan toda la masa, pero hoy no existen esos sino
los que gravan cada asignación por lo que cada heredero podrá pagarlo separadamente
una vez liquidado.
Serán bajas generales siempre que no se hayan impuesto a una determinada persona la
obligación de pagarlas, o cuando fueren excesivas atendido el patrimonio del causante, en
cuyo caso el exceso se extraerá del acervo líquido imputándolo a la masa de bienes de
que pudo disponer libremente.
La porción conyugal es la parte de los bienes del difunto que la ley asigna al
cónyuge sobreviviente, es una asignación forzosa de cuantía variable. Art. 1178 será una
cuarta parte de los bienes del difunto, pero si el cónyuge tuviere bienes sólo será hasta el
complemento de la porción, y si sus bienes fueren de mayor valor que la porción no tiene
derecho a la porción conyugal.(1176).
El segundo acervo imaginario, establecido en el Art. 1186 se forma cuando sí el que tenía a
la sazón legitimarios hubiere hecho donaciones entre vivos a extraños y el valor de todas
ellas juntas excediere a la cuarta parte de la suma formada por este valor y el del acervo
imaginario, tendrán derecho los legitimarios para que este exceso se agregue también
imaginariamente al acervo, para la computación de las legítimas y mejoras.
268
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La sucesión en los bienes de una persona difunta, puede ser parte testamentaria, y
parte intestada."
De acuerdo al Art. 980 "Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto
no ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han tenido efecto sus
disposiciones."
b) Ordenes de sucesión:
Las personas llamadas por la ley a suceder a una persona son en general aquellas
ligadas por vínculo de parentesco, siguiendo con ello el orden natural de los sentimientos o
afectos. De acuerdo al Art. 983 " Son llamados a la sucesión intestada los descendientes
legítimos del difunto; sus ascendientes legítimos; sus colaterales legítimos; sus hijos
naturales; sus padres naturales; sus hermanos naturales; el cónyuge sobreviviente; el
adoptado en su caso; y el fisco.
Los derechos del adoptado se rigen por la ley respectiva."
Los órdenes de sucesión pueden ser regular, esto es cuando el causante es hijo legítimo o,
irregular, cuando el causante es hijo natural.
SUCESION REGULAR :
Los órdenes de sucesión regular son seis :
1º de los descendientes legítimos,
2º de los ascendientes legítimos,
3º de los hijos naturales,
4º del cónyuge y de los hermanos legítimos,
5º de los colaterales legítimos, y
6º del fisco.
En cada orden faltando los llamados primeramente, se pasa al siguiente, así por ejemplo
en el primer orden de los descendientes legítimos a falta de estos no se quedarán con la
herencia los hijos naturales aunque "concurren" con los descendientes legítimos en caso
que existan, pero si no lo hay tendrá que pasarse al 2º orden y así sucesivamente.
269
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 988: “Los hijos legítimos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere
también hijos naturales, caso en el cual éstos concurrirán con aquellos; sin perjuicio de la
porción conyugal que corresponda al cónyuge sobreviviente.
La porción del hijo natural será la mitad de la que corresponda al hijo legítimo. Pero
las porciones de los hijos naturales, en concurrencia con otros hijos legítimos, no podrán
exceder en conjunto de una cuarta parte de la herencia, o de una cuarta parte de la mitad
legitimaria en su caso; lo cual se entenderá sin perjuicio del acrecimiento previsto en el
artículo 1191, cuando haya lugar a él, y de las demás asignaciones que el testador pueda
hacerles con arreglo a la ley."
La porción del hijo natural corresponde a la mitad de los que a cada hijo legítimo le
corresponde, pero en total no podrán ser más de la cuarta parte de la herencia o una
cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso.
270
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 991 : " Si el difunto no hubiere dejado descendientes ni ascendientes legítimos ni hijos
naturales, llevará tres cuartas partes de la herencia el cónyuge sobreviviente y el otro cuarto, los
hermanos legítimos.
A falta de éstos, llevará todos los bienes el cónyuge, y a falta del cónyuge, los hermanos
legítimos."
2. Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más allá del sexto grado.
3. Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes del difunto por
parte de padre o por parte de madre, gozan de los mismos derechos que los colaterales
de doble conjunción, esto es, los que a la vez son parientes del difunto por parte de
padre y por parte de madre."
SUCESION IRREGULAR :
Los órdenes de sucesión irregular, es decir cuando el causante era hijo natural, son los
siguientes :
De acuerdo al art. 993 inc. 7º " Habiendo cónyuge sobreviviente, concurrirá con los
hijos naturales con los padres naturales o con los hermanos; en concurrencia con los hijos
o con los padres naturales le cabrá la mitad de la herencia, y en concurrencia con los
hermanos, las tres cuartas partes."
271
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
artículo 271. Si uno solo de ellos tiene esa calidad, ese solo le heredará. Es decir sólo los
padres que hayan reconocido voluntariamente al hijo natural tienen derechos en la
sucesión intestada del mismo.
El cónyuge concurre en la mitad de la herencia.(inc.7º art.993).
La sucesión del hijo simplemente ilegítimo se regla por las normas de la sucesión regular
en cuanto fueren aplicables.
De acuerdo al Art. 999 " El testamento es un acto más o menos solemne, en que
una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto
después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en
él, mientras viva."
272
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Capacidad de testar : (Art. 1446), Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas
que la ley declara incapaces.
Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar." (son
hábiles para testar el menor adulto, el pródigo aunque no tenga la administración de sus
bienes, el hijo de familia sin autorización del padre o madre).
* El error : Art. 1058 : " La asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de
manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita.",
este artículo se refiere al error en la persona, que por regla general no vicia el
consentimiento, salvo que la consideración a ella sea la determinante en el acto, como es
el caso del testamento.
Art. 1057 : " El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición, si no
hubiere duda acerca de la persona."
* El dolo : Nada dice el código respecto del dolo en materia de testamentos, sólo señala
que es indigno de suceder el que por dolo obtuvo una disposición testamentaria del difunto.
(986 Nº4).
273
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
No podrán aplicarse las normas generales en el sentido de que para que el dolo vicie el
consentimiento debe ser determinante y obra de una de las partes, cosa que en el
testamento por se da por ser un acto unilateral. Pero el dolo determinante también vicia el
consentimiento en los actos unilaterales.
b) Clases de testamentos :
Otorgado en Chile
Testamento solemne -----> Otorgado en el extranjero
El ciego y el que no sabe leer ni escribir sólo pueden hacer testamentos solemnes abiertos.
(1019-1022)
274
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 1019 : " El ciego podrá sólo testar nuncupativamente y ante escribano, o funcionario
que haga veces de tal. Su testamento será leído en alta voz dos veces; la primera por el
escribano o funcionario, y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el
testador. Se hará mención de esta solemnidad en el testamento."
Art. 1022 : " El que no sepa leer ni escribir no podrá otorgar testamento cerrado."
Puede suceder que el testamento abierto haya sido otorgado por instrumento publico, y en
ese caso podrá hacerse valer sin más trámite; pero en el caso que se haya otorgado sólo
ante cinco testigos o cuando no haya sido otorgado por instrumento público será necesario
realizar ciertas diligencias previas para hacerlo valer, estas son :
El testamento abierto otorgado ante testigos debe ser publicado y protocolizado. (para
publicarlo previamente se citará a los testigos para que reconozcan sus firmas y las del
testador, una vez reconocidas el juez deberá firmar (rubricación del testamento) cada
página del testamento arriba y abajo y mandará protocolizar todo lo obrado.
Las personas que no pueden entender ni ser entendidas de viva voz sólo pueden otorgar
testamento cerrado.
El testamento cerrado necesita, para ser llevado a cabo, que se abra, la apertura del
testamento está reglamentada de la siguiente forma :
1. El testamento deberá ser presentado al juez por cualquier persona que tenga interés en
ello.
2. Se citará la notario y testigos para que reconozcan sus firmas y las del testador, y se
dejará constancia de ello en un acta, luego se abrirá el testamento y se mandará
protocolizar, debe ese momento valdrá como instrumento público.
275
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 1028: " Valdrá asimismo en Chile el testamento otorgado en país extranjero, con tal
que concurran los requisitos que van a expresarse:
1º No podrá testar de este modo sino un chileno, o un extranjero que tenga domicilio en
Chile.
Además debe llevar el visto bueno del jefe al pie y fin de cada página si fuere abierto y en
la carátula si fuere cerrado.(1029).
a. Testamento Verbal:
El testador dará a conocer de viva voz sus declaraciones y disposiciones de manera que
los testigos presenciales lo vean, oigan y entiendan.
Debe otorgarse ante tres testigos a lo menos.
276
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Los testigos depondrán sobre si el testador aparecía estar en su san juicio, si manifestó la
intención de testar ante ellos, y sobre sus declaraciones y disposiciones testamentarias.
Lo anterior se mandará al juez del último domicilio y éste determinará si que valdrán dichas
disposiciones, en cuyo caso mandará protocolizar como testamento su decreto.
b. Testamento Militar: Es el que pueden otorgar en tiempo de guerra los militares y demás
individuos empleados de un cuerpo de tropas de la república, y asimismo los voluntarios,
rehenes y prisioneros que pertenecieren a dicho cuerpo, y las personas que van
acompañando o sirviendo a cualquiera de los anteriores.
Circunstancias: En tiempo de guerra, Art. 1043 " Para testar militarmente será preciso
hallarse en una expedición de guerra, que esté actualmente en marcha o campaña contra
el enemigo, o en la guarnición de una plaza actualmente sitiada."
277
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Caduca en caso de que el testador sobreviva noventa días desde aquel en que hubieren
cesado las circunstancias que habilitan para testar militarmente. (1044).
b3. Testamento militar verbal : Pueden testar verbalmente cuando estuviesen en "inminente
peligro".
Artículo 1046: " Cuando una persona que puede testar militarmente se hallare en inminente
peligro, podrá otorgar testamento verbal en la forma arriba prescrita; pero este testamento
caducará por el hecho de sobrevivir el testador al peligro.
La información de que hablan los artículos 1037 y 1038 será evacuada lo más
pronto posible ante el auditor de guerra o la persona que haga las veces de tal.
C.- Testamento marítimo : Es el que puede otorgarse en alta mar, a bordo de una nave de
guerra chilena o de una nave mercante bajo bandera chilena.
Clases : Puede ser abierto, cerrado o verbal. (salvo a bordo de naves mercantes chilenas
en que sólo puede otorgarse testamento abierto).
278
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Requisitos :
Puede hacerse en caso de peligro inminente.
Se sujeta a las reglas generales.
La información de testigos será recibida por el comandante de la nave o su segundo
La información se remitirá al juez del último domicilio del testador, a través del ministerio
de defensa
Caduca si el testador sobrevive al peligro.
a) Concepto: De acuerdo al Art.953: " Se llaman asignaciones por causa de muerte las que
hace la ley, o el testamento de una persona difunta, para suceder en sus bienes."
b) Requisitos:
Es necesario que el asignatario sea capaz y digno de suceder.
En el caso de las asignaciones testamentarias además es necesario que el asignatario
sea una persona cierta y determinada. Art. 1056 " Todo asignatario testamentario deberá
ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su
nombre o por indicaciones claras del testamento. De otra manera la asignación se
tendrá por no escrita.", por excepción son válidas las asignaciones a personas que no
existen pero se espera que existan y es válida la asignación a una persona jurídica que
no existe pero que después se crea.
Por excepción puede dejarse asignaciones a personas indeterminadas como las que se
dejan a los parientes, las que se hacen a objetos de beneficencia, las que se dejan al
alma del testador y las hechas en general a los pobres.
El objeto de la asignación debe ser determinado o determinable.
c) Clases de asignaciones:
Las asignaciones testamentarias pueden ser :
279
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
1. Puras y Simples : Constituyen la regla general, producen sus efectos de inmediato, sin
limitaciones.
Las sujetas a modalidad postergan el nacimiento o el ejercicio de los derechos, o bien
afectan a la extinción, o imponen al asignatario una carga. Las modalidades pueden ser
condición, plazo o modo.
De acuerdo al Art. 951: " Se sucede a una persona difunta a título universal o a
título singular.
Los herederos representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y
obligaciones transmisibles, y son obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que
se constituyen por el testamento mismo, y que no se imponen a determinadas personas.
(1097)
Clases de herederos :
* Heredero Universal, cuando la asignación comprende el total del patrimonio del
causante, sin expresión de cuota, es llamado a la sucesión en términos generales sin
designar cuota.
* Heredero de cuota, son aquellos a quienes se asigna una cuota o parte alícuota del
patrimonio del causante.
De acuerdo al inc. 3 del Art. 951 " El título es singular cuando se sucede en una o
más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies
indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos fuertes,
cuarenta fanegas de trigo."
280
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 1104 " Los asignatarios a título singular, con cualesquiera palabras que se les llame, y
aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios: No representan al
testador; ni tienen más derecho ni cargas que los que expresamente se les confieran o
impongan.
Lo cual, sin embargo, se entenderá sin perjuicio de su responsabilidad en subsidio
de los herederos, y de la que pueda sobrevenirles en el caso de la acción de reforma."
Puede haber legados de especie o cuerpo cierto, en cuyo caso el legatario adquiere la
cosa legada desde la apertura de la sucesión, adquiere por el modo sucesión por causa de
muerte.
a) Derecho de Representación : De acuerdo al Art. 984 " Se sucede abintestato, ya sea por
derecho personal, ya por derecho de representación.
La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el
lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su
padre o madre, si éste o ésta no quisiere o no pudiese suceder.
Se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder,
habría sucedido por derecho de representación."
La sustitución vulgar, es aquella en que se designa un asignatario para que ocupe el lugar
de otro que no acepte o que llegue a faltar, antes de deferírsele la asignación.
281
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 957 : " Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece
antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite
a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando
fallezca sin saber que se le ha deferido."
De acuerdo al Art. 1176 : "Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado
a hacer, y se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones
testamentarias expresas.
282
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La ley para evitar que el testador burle las asignaciones forzosas ha dotado a los
legitimarios y al cónyuge sobreviviente de la acción de reforma de testamento, y por medio
de la formación del acervo imaginario de los arts. 1185 y 1186
Son verdaderas deudas hereditarias, se deducen del acervo ilíquido para formar el acervo
líquido.
El Art. 321 señala las personas a quienes por ley se deben alimentos, y de acuerdo al Art.
1171 las asignaciones alimenticias en favor de personas que por ley no tengan derecho a
alimentos se imputarán a la porción de bienes de que el difunto pudo disponer a su arbitrio;
también cuando las asignaciones alimenticias forzosas fueren cuantiosas de acuerdo a las
circunstancias, en cuyo caso el exceso se imputará a la cuarta de libre disposición.
Art. 1172 : " La porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta
que la ley asigna al cónyuge sobreviviente en conformidad a las disposiciones de este
párrafo."
El momento en que cumple con los requisitos es importante porque según el art. 1174 " El
derecho se entenderá existir al tiempo del fallecimiento del otro cónyuge, y no caducará en
todo o parte por la adquisición de bienes que posteriormente hiciere el cónyuge
sobreviviente." y a la inversa el Art. 1175 señala que no adquiere el derecho a la porción
aunque después reúna los requisitos.
283
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Art. 1180: " El cónyuge, en cuanto asignatario de porción conyugal, será considerado como
heredero. Sin embargo, en lo que percibiere a ese título, sólo tendrá la responsabilidad
subsidiaria de los legatarios.
Si se imputare a dicha porción la mitad de gananciales, subsistirá en ésta la
responsabilidad que le es propia, según lo prevenido en el título de la sociedad conyugal."
c) Legítimas:
Art.1181 : " Legítima es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas
personas llamadas
legitimarios.
Los legitimarios son por consiguiente herederos."
Art. 1183 : " Los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y
reglas de la sucesión intestada."
Si no hay descendientes legítimos la herencia se divide por mitades, una mitad que es la
mitad legitimaria y la otra de la cual puede disponer el testador.
La mitad legitimaria se divide por cabezas o estirpes entre los legitimarios de acuerdo a las
reglas de la sucesión intestada, así a cada hijo natural tocará la mitad de lo que a cada hijo
legítimo corresponda y entre todos los naturales no podrán llevar más de la cuarta parte de
la mitad legitimaria.
284
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
d) Las Mejoras: La cuarta de mejoras es una asignación forzosa que tiene lugar en la
sucesión de los descendientes legítimos, de los hijos naturales y de los descendientes
legítimos de estos.
Art. 1195: " De la cuarta de mejoras puede hacer el donante o testador la distribución que
quiera entre sus hijos legítimos y naturales, los descendientes legítimos de unos y otros, y
su cónyuge; podrá pues asignar a uno o más de ellos toda la dicha cuarta con exclusión de
los otros.
Los gravámenes impuestos a los partícipes de la cuarta de mejoras, serán siempre
en favor del cónyuge o de uno o más de los hijos legítimos o naturales del testador o de los
descendientes legítimos de esos hijos."
Un caso de excepción a la regla de que son nulos y de ningún valor los pactos sobre
sucesiones futuras es el caso de la cuarta de mejoras, ya que de acuerdo al Art. 1204 " Si
el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos, a su cónyuge en el caso del
artículo 1178, inciso 2º, o a un hijo legítimo o natural o a alguno de los descendientes
legítimos de éstos, que a la sazón era legitimario, no donar, ni asignar por testamento parte
alguna de la cuarta de mejoras, y después contraviniere a su promesa, el favorecido con
ésta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que le habría valido
el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su infracción les aprovecharé.
Cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión futura entre un legitimario y el que debe
la legítima, serán nulas y de ningún valor."
116.- ACCIONES
a) PETICION DE HERENCIA
b) REFORMA DE TESTAMENTO
c) INOFICIOSA DONACION
285
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
La acción se dirige contra "el que se pretende heredero", es decir, si la persona que tiene
las cosas funda su derecho en una compraventa no puede intentarse la acción de petición
de herencia, en ese caso el heredero podrá intentar la acción reivindicatoria.
En la restitución de las cosas hay que ver si el poseedor estaba de buena o mala fe. Art.
1267 : " El que de buena fe hubiere ocupado la herencia no será responsable de las
enajenaciones o deterioros de las cosas hereditarias, sino en cuanto le hayan hecho más
rico; pero habiéndola ocupado de mala fe, lo será de todo el importe de las enajenaciones
y deterioros."
Prescripción : (Art. 1269) La acción de petición de herencia prescribe en diez años, pero el
heredero putativo a quién se hubiere dado la posesión efectiva podrá oponer a esta acción
la prescripción adquisitiva del derecho real de herencia de cinco años. (Art. 704 inc. final.)
b) Reforma de Testamento : (Arts. 1216 a 1221). Esta acción está encaminada a reformar
el testamento de tal forma, que en el evento de que las asignaciones forzosas hayan sido
desconocidas por el testador, se armonicen las disposiciones del mismo testamento
asegurando tales asignaciones.
1. Los legitimarios, para asegurar su legítima, Art. 1216 "Los legitimarios a quienes el
testador no haya dejado lo que por ley les corresponde, tendrán derecho a que se
reforme a su favor el testamento, y podrán intentar la acción de reforma (ellos o las
personas a quienes se hubieren transmitido sus derechos), dentro de los cuatro años
contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de
legitimarios.
2. Si el legitimario, a la apertura de la sucesión, no tenía la administración de sus bienes,
no prescribirá en él la acción de reforma antes de la expiración de cuatro años contados
desde el día en que tomare esa administración."
4. El cónyuge de acuerdo al Art. 1221 "El cónyuge sobreviviente, tendrá acción de reforma
para la integración de su porción conyugal y de la cuarta de mejoras en su caso, según
las reglas precedentes."
286
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Prescripción : Cuatro años contados desde el día en que tuvieron conocimiento del
testamento y de su calidad de legitimarios.
Si el legitimario, a la apertura de la sucesión, no tenía la administración de sus
bienes, no prescribirá en él la acción de reforma antes de la expiración de cuatro años
contados desde el día en que tomare esa administración.
c) Acción de inoficiosa donación: Se refiere a la acción que tienen los legitimarios o los
asignatarios de la cuarta de mejoras contra los donatarios cuando el causante ha hecho en
vida donaciones irrevocables (a extraños) excesivas que menoscaban las legítimas o
mejoras y que se traduce en la rescisión de dichas donaciones. (Art. 1187 en relación al
1425 que señala "son rescindibles las donaciones en el caso del artículo 1187.").
Características:
Es una acción personal, se dirige contra los donatarios en un orden inverso a las fechas
de las donaciones ( comenzando por las más recientes ).
Es una acción patrimonial, lo que se traduce en que es renunciable, transferible,
transmisible y con respecto al plazo de prescripción hay algunos que consideran que
sería el de las acciones ordinarias del Art. 2515 (5 años) y otros que sería el plazo de
prescripción de la acción rescisoria de las donaciones que es de 4 años. (1430). Se
discute.
117.- PARTICION
a) COMPETENCIA
b) NORMAS GENERALES
c) EFECTOS
a) Competencia: En el juicio de partición hay que distinguir entre las cosas que debe
conocer el juez partidor, de aquellas que debe conocer la justicia ordinaria y de aquellas
mixtas en que pueden conocer tanto el juez como la justicia ordinaria.
Art. 1331 : " Las cuestiones sobre propiedad de objetos en que alguien alegue un derecho
exclusivo y que en consecuencia no deban entrar a la masa partible, serán decididas por la
287
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
3.- Cosas de que puede conocer tanto el juez partidor como la justicia:
a) El partidor es competente para conocer las cuestiones relativas a la formación e
impugnación de inventarios y tasaciones, a las cuentas de los albaceas y administradores
de los bienes comunes, lo cual se entiende sin perjuicio de la intervención de la justicia
ordinaria en la formación de los inventarios, y del derecho de los albaceas, comuneros,
administradores y tasadores para ocurrir también a ellas en cuestiones relativas a las
cuentas y honorarios, siempre que no hayan aceptado el compromiso, o que éste haya
caducado o no esté constituido aún. (651 CPC).
c) "Los terceros acreedores que tengan derechos que hacer valer sobre los bienes
comprendidos en la partición, podrán ocurrir (acudir) ante el juez partidor o a la justicia
ordinaria, a su elección." (656 CPC).
b) Normas generales :
1. Una vez aceptado el cargo por el juez partidor, éste nombrará a un actuario y citará a las
partes a un comparendo para dejar sentadas las bases fundamentales de la partición, es
decir se expresará el nombre de todos los partícipes y sus representantes, el objeto de la
partición, se aprobará el inventario si lo hay, se dará cuenta de la posesión efectiva y su
inscripción, se acordará la forma de las notificaciones y se fijará un día y hora para los
comparendos ordinarios, de todo lo obrado se levantará acta que será firmada por el
partidos, los asistentes y el actuario.
288
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
** Los extraordinarios, son aquellos a que se convoca a petición de las partes o por
iniciativa del partidor, para determinados asuntos y es indispensable que se notifique a los
interesados.
Será necesario pedir la posesión efectiva e inscribirla y hacer inventario de los bienes, en
caso de no haber inventario será el partidor quién conozca de la formación del inventario.
Es necesario además la previa tasación por peritos de los bienes que comprenden la
partición, pero podrá hacerse por los partícipes en caso de : (657 CPC)
- Cuando haya unanimidad
- que se trate de bienes muebles,
- que existan otros antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes cuando
se trate de bienes raíces,
- que se trate de fijar un mínimo para licitar bienes raíces con admisión de postores
extraños.
5. Los gastos de la partición tales como, honorarios del partidor y del actuario, avisos de
remate, etc. son de cargo de los interesados, a prorrata de sus derechos. (1333).
289
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
11. La partición comprende previamente la separación del patrimonio del difunto con los
que se encuentre confundido, (soc. conyugal, contratos de sociedad, sucesiones
anteriores indivisas, etc.).
12. La distribución se rige por el principio fundamental de que habiendo acuerdo entre
los coasignatarios se estará a él, y sólo a falta de acuerdo procederá el partidor según
las reglas del Art. 1337. (1334).
6. La sentencia final en el juicio de partición se llama Laudo, Art. 663 CPC " Los resultados
de la partición se consignarán en un laudo o sentencia final, que resuelva o establezca
todos los puntos de hecho y de derecho que deben servir de base para la distribución de
los bienes comunes, y en una ordenata o liquidación, en que se hagan los cálculos
numéricos necesarios para dicha distribución."
La ordenata estará constituida por partidas, es decir cada vez que se haga un descuento
será una partida.
1ª Partida : Determinación del acervo común o bruto
2ª Partida : Determinación de las bajas, etc.
La ordenata contendrá tantas hijuelas como comuneros haya, y cada hijuela contendrá un
haber y un entero. En el haber se indicará lo que a cada uno corresponda y en el entero lo
que se haya entregado en pago de su cuota.
La partición surtirá sus efectos desde que queda a firme la resolución que la aprueba.
c) Efectos de la partición:
- Efecto declarativo de la partición : Adjudicar significa declarar que una cosa pertenece a
una persona, la adjudicación hace adquirir al adjudicatario un derecho exclusivo sobre los
bienes que le pertenecían pro indiviso.
290
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1
Desde un punto de vista estricta la partición es en parte declarativa del dominio y en otra
traslaticia, ya que de parte de los coasignatarios es traslaticia, pero el Art. 1344 dispone "
Cada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en
todos los efectos que le hubieren cabido, y no haber tenido jamás parte alguna en los otros
efectos de la sucesión.
La partición puede rescindirse por las mismas causas de los contratos, es decir será nula
absolutamente cuando haya intervenido en ella incapaces absolutos y relativa cuando
hayan intervenido incapaces relativos, pero tiene una causal típica o especial que es la
LESION.
Art. 1348 : " Las particiones se anulan o rescinden de la misma manera y según las
mismas reglas que los contratos.
La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de
la mitad de la cuota."
La acción rescisoria por lesión puede enervarse pagando el suplemento en dinero. (1350).
291