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Donado por Víctor Madariaga Mendoza.

Resumen de Derecho Civil N° 1

RESUMEN DE DERECHO CIVIL

1.- Principios Generales del Derecho:

Es aquel conjunto de valores que informan el derecho civil chileno.


a) . Autonomía de la voluntad.
b) . Protección de la Buena fe.
c) . La Responsabilidad.
d) . Reparación Enriquecimiento Sin Causa.

a.- LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD es un principio regulador del derecho civil, en virtud del
cual puede hacerse todo aquello que no este expresamente prohibido; se encuentra consagrado en
el Art.12 del C.C. que dispone: "Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con
tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida su renuncia."

También el Art. 1445 que establece " Para que una persona se obligue a otra por un acto
o declaración de voluntad es necesario: 1.º que sea legalmente capaz; 2.º que consienta en
dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3.º que recaiga sobre un
objeto lícito; 4.º que tenga una causa lícita.

La capacidad de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o
la autorización de otra."; el art. 1437 que define a la convención como el concurso real de
voluntades de dos o más personas; el art.1450, en la promesa por el hecho ajeno en que se
establece que el tercero no contraerá obligación alguna sino por su ratificación.

El art. 1444 del código que establece que las cláusulas de la naturaleza pueden modificarse
por voluntad de las partes.; también en materia contractual una vez perfeccionado el pacto es
una ley para los contratantes que no puede invalidarse sino por consentimiento mutuo o por
causas legales, esta norma establece toda la fuerza de la voluntad, que una vez celebrado el
acuerdo tiene el imperio de una ley.

Mucho se ha hablado respecto a que la autonomía privada está desapareciendo, ya que hay
normas que establecen regulaciones de carácter irrenunciable, esto debe tomarse sólo como que el
derecho es un freno de la libertad, en garantía a la libertad y protección de otros.

LIMITACIONES A LA AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD:


Limitación legal : El acto voluntario no puede transgredir la ley. Tampoco puede el acto
voluntario hacer dejación de aquellos derechos que la ley declara irrenunciables.

Ejemplos:
1.- El Art. 1461 expresa que si el objeto de un acto es un hecho debe ser física y moralmente
posible y que es físicamente imposible el contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el
prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público. Así también el
art.1467 señala que es causa ilícita la prohibida por la ley.

2.- El art. 12 establece que no pueden renunciarse los derechos que la ley declara
irrenunciables.

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3.- La autonomía de la voluntad no puede transgredir el orden público o las buenas


costumbres, esto se puede ver en diversos artículos del código, ejemplo en el art. 548 donde
expresa que los estatutos de una corporación no deben contener nada contrario al orden público, el
880 en que las servidumbres no pueden dañar el orden público, etc.
4.- otra limitación es la protección de los derechos de terceros (art.12) cuando dispone que
sólo pueden renunciarse los derechos con tal que solo miren al interés individual y no este prohibida
su renuncia. Ejemplo de esto se encuentra en el art.1661 que establece que la compensación no
puede tener lugar en perjuicio de los derechos de terceros; algo parecido sucede cuando el que
debe una cosa mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria, la enajena, no habrá
derecho a reivindicarla contra terceros de buena fe.(Art.1490).

5.- En el contrato de trabajo, no pueden renunciarse los derechos concedidos por la ley
laboral, mientras dure el contrato de trabajo, esto principalmente porque la ley considera que no
existe igualdad entre los contratantes (Art. 5 C.del Trabajo.)

b.- PROTECCION DE LA BUENA FE.


La buena fe está definida en el Código en el Art. 706 en materia posesoria como: "La
conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de
fraude y de todo otro vicio".

El art. 44 inciso final define el dolo, que se opone a la buena fe como “La intención positiva
de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.”

La mala fe no siempre consiste en una intención positiva ya que puede significar una actitud
culpable y desprejuiciada, tampoco siempre estará dirigida a una persona ya que puede motivarse
solo por un deseo o interés de beneficio personal o por tratar de soslayar requisitos o formalidades
legales.

La buena fe involucra a dos conceptos diversos, esto es estar de buena fe y actuar de buena
fe.

Estar de buena fe: Aparece como una actitud mental, actitud que consiste en ignorar que se
perjudica un interés ajeno o no tener conciencia de obrar contra derecho, de tener un
comportamiento contrario a él.

Actuar de buena fe: Consiste en la fidelidad a un acuerdo concluido o, dentro del círculo
obligatorio, observar la conducta necesaria para que se cumpla en la forma comprometida la
expectativa ajena.

El "estar de buena fe" está considerado en nuestro derecho en el Art.706.

La norma general de la buena fe como conducta en materia contractual se encuentra en el


art. 1546 que establece "Los contratos deben ejecutarse de buena fe".

Al mismo tiempo que se protege la buena fe se sanciona la mala fe, esto puede verse claramente
en diversas disposiciones del código pero especialmente en el art.1468 que dispone que “no podrá
repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas".

El Art.707 establece un principio general en relación a la buena fe, esto es que "la buena fe
se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros
la mala fe deberá probarse".

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PRESUNCIONES DE MALA FE:


Art. 706 en materia posesoria el error en materia de derecho constituye una presunción de
mala fe que no admite prueba en contrario.
Art. 2510 regla 3ª tener título de mera tenencia hace presumir mala fe y no dará derecho a
ganar por prescripción extraordinaria.
c.- REPARACION DEL ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.
CAUSA, de acuerdo al diccionario Larousse es la razón de una cosa; el Código define la
causa en el Art.1.467 " se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato ".

El enriquecimiento sin causa es aquel que no tiene un motivo jurídico válido para haberse
producido.

Para que exista enriquecimiento sin causa es necesario no sólo que haya sido inmotivado
sino que además debe haber un empobrecimiento de otro patrimonio, no necesariamente
equivalente. pero sí correlativo.

El código considera el enriquecimiento sin causa en el art. 658 en la accesión cuando el


dueño de lo principal debe pagar al dueño de lo accesorio el valor de la cosa.

Art. 1889, 1890, 1893 en la lesión enorme en la compraventa.

d.- RESPONSABILIDAD.
Es un principio común a todo el ordenamiento jurídico, así se habla de responsabilidad del
estado, de los ministros, de los jueces, de los diputados y senadores, de los funcionarios públicos.
Ahora bien, cuando nos referimos a la responsabilidad de los particulares hablamos de
responsabilidad penal o civil.

La ley es un precepto emanado del estado que trae aparejada diversas sanciones en caso
de incumplimiento, la más general de estas sanciones es la responsabilidad.

La responsabilidad puede significar una pena cuando se ha cometido un delito o bien el


hecho de indemnizar los perjuicios o resarcir un daño, tratándose de responsabilidad civil.

En materia civil se distinguen dos tipos de responsabilidades:


1.- Responsabilidad contractual, es aquella que proviene del incumplimiento de una obligación
derivada de un contrato.
2.- Responsabilidad extracontractual, es aquella que proviene de un hecho (delito o cuasidelito civil)
que dolosa o culpablemente ha causado daño a otro, se traduce en indemnizar el daño.
3.- Responsabilidad precontractual, en derecho comercial cuando el oferente se retracta antes que
la propuesta haya sido aceptada debe indemnizar los gastos que la persona a quien fue
encaminada la propuesta, hubiese hecho y los daños y perjuicios que hubiera sufrido (art. 100 C.de
Comercio) Esta norma ha hecho que la doctrina llame a esta responsabilidad "precontractual", ya
que en este caso no ha habido contrato porque aún no existe consentimiento. Esta responsabilidad
se hace efectiva de acuerdo a las normas de la responsabilidad extracontractual en juicio de lato
conocimiento.

Para perseguir la responsabilidad existe lo que se denomina derecho de prenda general de


los acreedores, consagrado en el artículo 2465 que establece "toda obligación personal da al

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acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor,
sean presentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables, designados en el artículo
1618". La forma será la ejecución forzada de la obligación.

2.- TEORIA DE LA LEY. a) LA LEY, CONCEPTO Y CONTENIDO.

La ley es una fuente formal de derecho, igual que la costumbre.

Concepto: En sentido amplio, la ley "es una regla de conducta impuesta por una autoridad a la cual
debemos obediencia".

En sentido mas restringido, según Planiol: "Es una regla social obligatoria, establecida con
carácter permanente por la autoridad pública, y sancionada por la fuerza“.

El Código Civil en el art. 1 la define como "La ley es una declaración de la voluntad soberana
que, manifestada en la forma prescrita por la constitución, manda, prohibe o permite."

El artículo 60 de la Constitución establece que sólo son materias de ley, Nº20 "Toda otra
norma de carácter general y obligatorio que estatuya las bases esenciales de un ordenamiento
jurídico."

Características:
* Es una regla social, o sea, una norma de conducta exterior
* Emana de autoridad pública, del organismo que tiene el poder de dictarla * debe ser cumplida, es
obligatoria
* es sancionada por la fuerza
* es general y abstracta
* es permanente
* es cierta (art.8), no necesita ser acreditada.

Contenido de la ley: La ley puede contener un mandado es decir ser IMPERATIVA. PROHIBITIVA, o
PERMISIVA. También se puede hablar de leyes NORMATIVAS, cuando estatuyen sobre materias
que no han sido objeto de leyes anteriores; MODIFICATORIAS, cuando varían el sentido de una ley
anterior; INTERPRETATIVAS, cuando se limitan a declarar el sentido de otras leyes.

3.- EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO AL TIEMPO.


RETROACTIVIDAD DE LA LEY.
DERECHOS ADQUIRIDOS Y MERAS ESPECTATIVAS.
ULTRACTIVIDAD DE LA LEY.

a) Promulgación y derogación: La ley se aplica desde el día en que comienza a regir, hasta aquél
en que cesa su vigencia.
La ley rige desde su promulgación y publicación.(art.6)

La promulgación tiene por objeto dar existencia a la ley y fijar su texto; la publicación
tiende a dar a conocer la ley.

La promulgación se efectúa mediante la dictación del decreto promulgatorio y corresponde


al Presidente de la República, además existe el registro en la contraloría. La publicación se realiza

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mediante la inserción de la ley en el diario oficial. Pero puede establecer la propia ley reglas
diferentes sobre su publicación o la fecha de su vigencia.(Vacancia de la ley).

La vigencia de la ley dura hasta la derogación. La derogación es la supresión de la fuerza


obligatoria de una disposición legal. Sólo corresponde al legislador, también puede suceder que se
dicte una ley que tenga preestablecida su vigencia.
La derogación puede ser expresa o tácita, es expresa cuando la nueva ley dice
taxativamente que deroga la antigua. Es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no
pueden conciliarse con las de la ley anterior.

La doctrina considera la derogación orgánica esto es cuando una nueva ley regula todas las
materias reguladas por una o varias leyes anteriores, aunque no haya incompatibilidad entre las
unas y las otras.

b) Retroactividad de la ley: Lo normal es que la ley rige desde su promulgación y que sólo afecte
situaciones o actos que acaezcan o se realicen con posterioridad a su publicación. Si
excepcionalmente afecta situaciones anteriores se hable de RETROACTIVIDAD de la ley.

Art. 9: "La ley sólo puede disponer para lo futuro, y no tendrá jamas efecto retroactivo." Este
precepto se aplica a toda la legislación.

Como esta norma está en el código civil y no en la constitución no obliga al legislador, quién
puede dictar leyes retroactivas, pero como la irretroactividad es un principio dentro del derecho, las
leyes que se dicten serán de derecho estricto y con restricciones,

MATERIA PENAL: De acuerdo al art. 19 nº3 nadie puede ser juzgado sino por un tribunal
establecido con anterioridad y ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley
promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que la nueva ley favorezca al afectado.
Cabe señalar que de acuerdo al art. 18 del C. Penal la ley favorable beneficia no solo al procesado
sino que también al condenado.

MATERIA CIVIL: Las limitaciones están dadas por el respeto a las garantías constitucionales,
especialmente al derecho de propiedad (19 Nº24), que consagra que "nadie puede, en caso alguno,
ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades
esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por
causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador." En esta disposición de
acuerdo a varias sentencias se consagra en forma indirecta la irretroactividad de la ley.

La ley interpretativa de acuerdo al art. 9 se entenderá incorporada a la ley interpretada, pero


no afectara las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio, es decir, la ley interpretativa será
siempre retroactiva.

EFECTO RETROACTIVO DE LAS LEYES:


El art.1 dice que su fin es decidir los conflictos que resultaren de la aplicación de leyes
dictadas en diversas épocas. Se inspira en la teoría de los derechos adquiridos y las meras
expectativas.

Por DERECHO ADQUIRIDO se entiende el derecho que por un hecho o acto del hombre o
por ministerio de la ley se ha incorporado al patrimonio, o bien, la facultad legalmente ejercida.

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MERA EXPECTATIVA es el derecho no incorporado al patrimonio o la facultad no ejercida


legalmente.

El art. 7 de L.E. Retroactivo señala "Las meras expectativas no forman derecho".

Materias a que se refiere la ley:


a) Estado civil: El estado civil es la calidad permanente que ocupa un individuo en la sociedad y que
depende fundamentalmente de sus relaciones de familia.
El estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución subsiste
aunque ésta pierda después su fuerza.

Las leyes que para la adquisición del estado civil establezcan condiciones diferentes de las
que antes existían se aplican desde que comienzan a regir.

Los derechos y obligaciones anexos al estado civil se subordinan a la ley posterior, sin
perjuicio del pleno efecto de los actos ejecutados bajo el imperio de la ley anterior.

b) Capacidad: Es la aptitud legal de una persona para la adquisición de los derechos civiles
(cap.goce) o para el ejercicio de los mismos (cap.ejercicio).

La capacidad de goce generalmente se considera como mera expectativa y queda sujeta a la ley
nueva, en cambio la cap. de ejercicio vigente no se pierde aunque la nueva ley exija nuevas
condiciones. El ejercicio posterior se rige por la ley posterior.

c) Derechos reales: El derecho real adquirido bajo el imperio de una ley subsiste bajo la ley
posterior, pero sus goces, cargas y extensión se rigen por la nueva ley.

d) Posesión: Queda entregada totalmente a la ley nueva, esto porque no constituye derecho.

e) Derechos condicionales: el plazo para que se considere fallida una condición es el de la ley
antigua, a menos que excediere el establecido en la ley nueva a contar desde su vigencia.

f) Sucesiones: Las solemnidades o requisitos externos de los testamentos se rigen por la ley vigente
a la época de su otorgamiento. Las disposiciones testamentarias, incapacidad o indignidad de los
herederos, legítimas, mejoras, porción conyugal y desheredaciones se rigen por la ley nueva.

g) Contratos: a todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su


celebración, es decir la ley antigua rige los requisitos externos y los internos y los efectos de dichos
actos en el futuro.

h) Procedimiento judicial: las leyes procesales rigen in actum. Los términos que hubieren
empezado a correr y las diligencias ya iniciadas se regirán por la ley antigua.

i) Prescripción: El art. 25 de la ley otorga la opción al prescribiente de optar por el plazo de una u
otra ley, pero en el caso que elija la ley nueva el plazo no se contará sino desde que esta comience
a regir. El art. 26 establece que si una ley posterior declara algo imprescriptible no podrá adquirirse
por prescripción sin importar cuanto tiempo llevara de posesión.

ULTRACTIVIDAD DE LA LEY: En el caso del art. 22 de la L.E.R. al establecer que "En todo
contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración.". Es decir que

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pese a que después la ley cambie para los contratos celebrados durante la vigencia de una ley
anterior dicha ley sigue rigiendo, este es un caso de ultractividad de la ley, o supervivencia.

4.- EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO AL TERRITORIO.


EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY.
El territorio del estado está delimitado por sus fronteras, pero la autoridad del estado se
extiende al mar territorial y en cierto sentido al espacio aéreo sobre el territorio, también el estado
ejercerá plena y exclusiva soberanía sobre el espacio atmosférico existente sobre su territorio y sus
aguas jurisdiccionales.( Decreto con fuerza de ley Nº221.).

Se denomina territorialidad de la ley su aplicación dentro de los límites del territorio del
estado y extraterritorialidad su aplicación fuera de dichos limites.

El principio general es la territorialidad de la ley y la excepción es la extraterritorialidad.

Territorialidad de la ley: Esta establecida en el art. 14 "La ley es obligatoria para todos los habitantes
de la república, inclusos los extranjeros."

Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean
extranjeros y no residan en Chile.

La forma de los actos otorgados en el país se rige por la ley chilena.


Art. 121: "El matrimonio que según las leyes del país que se contrajo pudiera disolverse en
él, no podrá, sin embargo, disolverse en Chile, sino en conformidad a las leyes chilenas".

Art. 120: "El matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las leyes del mismo
país, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes chilenas, no habilita a ninguno de los
dos cónyuges para casarse en Chile, mientras viviere el otro cónyuge".

Estos preceptos incluyen a los extranjeros que no pueden casarse en Chile mientras viva el
otro cónyuge.

Extraterritorialidad de la ley:
a) aplicación de la ley extranjera en Chile: Art. 16 da valor a las estipulaciones de los contratos
otorgados válidamente en país extraño. Es decir rige la "ley del contrato", o sea se entienden
incorporadas a él las leyes vigentes en el país y época de su celebración. Pero "Los efectos de los
contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a las leyes chilenas."

Art. 955 inc. 2 establece que la sucesión se rige por la ley del domicilio en que se abre (se
abre en el último domicilio del causante), esto significa que la sucesión de una persona que muere
en el extranjero se rige por la ley de ese país, salvas las excepciones legales, así los bienes
situados en Chile y que forman parte del haber de la sucesión estarán sujetos a la ley chilena, así el
art. 998 establece que en la sucesión de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territorio,
tendrán los chilenos, a título de herencia, de porción conyugal o de alimentos, los mismos derechos
que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada de un chileno.

b) aplicación de la ley chilena en el extranjero:

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art. 15 "A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los
chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero.
1º en lo relativo al estado de las personas y su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de
tener efecto en Chile;
2º en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; pero sólo respecto de sus
cónyuges y parientes chilenos."

Esta norma sólo se refiere a los chilenos y no a los extranjeros y sólo en relación a las
materias que determina.
En relación a los requisitos externos de los actos se rige por la ley del lugar de celebración:
en relación a los requisitos internos en general se rigen por la ley del país en que se otorgaron con
la sola limitación del art.15 en relación al estado y la capacidad de las personas que ejecutan dichos
actos si ellas son chilenas. Los derechos y obligaciones que emanan del acto quedan sujetos a la
ley chilena, es decir si hay contraposición entre las leyes prima la ley chilena.(Art. 16)

5.- EFECTOS DE LA LEY EN CUANTO A LA SANCION.


PROMULGACION Y PUBLICACION.

La ley es una regla obligatoria y sancionada por la fuerza.

La sanción es la negación o menor protección o reconocimiento jurídico a los actos


disconformes con los preceptos de la ley. Igualmente la responsabilidad que se deriva de realizar
una conducta ilícita.

Hay que distinguir entre leyes prohibitivas, imperativas y permisivas.

1º.- Leyes prohibitivas: Contienen un mandato de no hacer algo y no lo permiten en ninguna


circunstancia. Es necesario para que una ley sea prohibitiva que el acto no este permitido en
ninguna circunstancia.

De acuerdo al art.10 los actos que prohibe la ley son nulos y de ningún valor; salvo en
cuanto se designe otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. De esta forma por
regla general la sanción por infracción a una ley prohibitiva es la nulidad absoluta del acto.

2º.- Leyes Imperativas: Son las que imponen la obligación de hacer algo o el cumplimiento de un
requisito.

La sanción no es siempre la misma, hay que distinguir si dichas disposiciones son de interés
público o privado., en general se considera que son de interés público las que dicen relación con el
orden público o las buenas costumbres.

Sanción a las leyes imperativas de interés público será la nulidad absoluta en cuanto
adolezcan de objeto o causa ilícita o se trate de formalidades exigidas para cierto actos y contratos
en atención a la naturaleza de ellos. Pero en cambio será nulidad relativa si los requisitos se exigen
en atención a la calidad de las personas que los ejecutan. Podrá también señalar una sanción
especial para el caso de incumplimiento.

Sanción a las leyes imperativas de interés privado, será generalmente la responsabilidad.


También podrá ser que se deja sin efecto o se resuelve el contrato.

3º Leyes Permisivas: Confieren un derecho que queda entregado al arbitrio del titular.

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La sanción a las leyes permisivas consiste en darle al titular los medios para obtener el
reconocimiento de su derecho o la indemnización de los perjuicios que le acarrea su
desconocimiento por parte de terceros.

6.- INTERPRETACION DE LA LEY


DEROGACION Y DESUSO.
La interpretación de la ley consiste en fijar su verdadero sentido y alcance, pero incluye el
conjunto de actividades indispensables para aplicar el derecho.
El código civil chileno establece un sistema de interpretación reglada en los arts. 19 a 24.
De acuerdo a su origen puede ser: I. por vía de doctrina ó I. por vía de autoridad.

Interpretación Doctrinal: la realizan los jurisconsultos, tratadistas, abogados y otros. No tiene fuerza
obligatoria.

Sistemas en doctrina:
Escuela de la exégesis, culto del texto. impide toda evolución.
Escuela científica, la interpretación procede cuando hay dudas sobre el sentido de la ley y del texto,
se considera el precepto y el fin social de la ley, la ley tiene una fuente formal que es la norma y una
fuente real que está dada por un elemento racional que es la noción del derecho y un elemento
experimental que es la aspiración a la armonía colectiva que existe en el medio social.

Interpretación por vía de autoridad: Emana del legislador o del juez, también en chile de la
contraloría, el S.I.I., la dirección del trabajo, etc.

Interpretación por el legislador: Tiene una fuerza obligatoria general, se efectúa por medio de una
ley, ley interpretativa.

Interpretación Judicial: La realiza el juez. Tiene una fuerza relativa, ya que solo rige para el caso en
que se ha dado.

Elementos:
- Gramatical: Implica el análisis de la semántica y de la sintaxis del precepto.
- Histórico: Se refiere a la historia fidedigna del establecimiento de la ley.
- Lógico: Consiste en la concordancia que debe existir entre las diversas partes de la ley, que exista
una unidad conceptual y de criterio.
- Sistemático: Debe existir una correspondencia más allá de la propia ley interpretada a otras leyes
sobretodo si versan sobre la misma materia.
- Espíritu general de la legislación y equidad natural: la equidad es la justicia del caso concreto.

7.- TEORIA DE LAS PERSONAS.


a) PERSONAS, CONCEPTO Y CLASIFICACION.

Art. 55 "Son personas todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su
edad, sexo, estirpe o condición."

Persona es todo ser o entidad capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones.

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Pueden ser: Naturales o Jurídicas


Personas naturales, son las que tienen existencia física y personas jurídicas o morales, que son
aquellas carentes de existencia corpórea, física, a las cuales la ley civil reconoce como continuación
o desarrollo de la personalidad humana, Art.54.
También pueden ser domiciliadas y transeúntes Art.58.

8.- PERSONAS NATURALES.


a) EXISTENCIA NATURAL, PROTECCION.
b) PRESUNCION DE CONCEPCION.
c) EXISTENCIA LEGAL. NACIMIENTO.
d) MUERTE NATURAL, EFECTOS.
e) MUERTE PRESUNTA.
* Existencia Natural: art.75 la ley protege la vida del que está por nacer.
Todo castigo de la madre, por el cual pudiera peligrar la vida o la salud de la criatura que tiene en su
seno, deberá diferirse hasta después del nacimiento.

* Presunción de concepción: Art.76 "De la época del nacimiento se colige la de la concepción,


según la regla siguiente:
Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos que ciento
ochenta días cabales, y no más que trescientos, contados hacia atrás, desde la medianoche en que
principie el día del nacimiento."

* Existencia legal: El nacimiento constituye el inicio de la personalidad natural.


Art. 74 "La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente
de su madre".

La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente
separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará
no haber existido jamas".
Art. 75: "la ley protege la vida del que está por nacer".
Art.77: "Los derechos que se deferirían a la criatura que está en el vientre materno, si
hubiese nacido y viviese, estarán suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento
constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce de dichos derechos, como
si hubiese existido al tiempo en que se defirieron".

Esto está en concordancia con lo establecido en el art.962 que hace válidas las
asignaciones hechas a personas que no existen al tiempo de abrirse la sucesión, pero se espera
que existan.

* Muerte natural: la muerte implica el fin de la existencia de la persona; la muerte es la terminación


de las funciones vitales del individuo.

Art. 78 "La persona termina en la muerte natural".


Hoy también se habla de muerte clínica, esto es, un estado en que se conservan algunas
funciones vitales, especialmente vegetativas, que se mantienen, por lo general, en forma artificial,
pero, no obstante ellas, el individuo ha perdido toda conciencia o proceso intelectual. Para
comprobar la muerte clínica se realizan dos electroencefalogramas.

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Comurientes: art. 79: Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento,
como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiere saberse el
orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos casos como si dichas
personas hubiesen perecido en un mismo momento, y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las
otras.

* Efectos de la muerte :
1. - se abre la sucesión del causante, se difieren las asignaciones hereditarias o testamentarias.
2. - El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges.
3. - Se extinguen los derechos intransmisibles como por ejemplo el derecho de pedir alimentos,.
usufructo, uso habitación.
4. - algunos contratos se extinguen por la muerte de uno de los contratantes, ej. mandato,
comodato.
5. - La oferta se extingue por la muerte del proponente.
6. - Los hijos se emancipan por la muerte del padre, salvo que corresponda ejercer la patria
potestad a la madre.
7. - Algunas instituciones terminan por la muerte del que las desempeña ej. las guardas y los
cargos otorgados en atención a las personas.
8. - También se extinguen determinadas acciones civiles como por ejemplo la ación de nulidad de
matrimonio, salvo excepciones.
* Muerte presunta:
Se presume la muerte de la persona que ha desaparecido y de quién no se tienen noticias,
si se cumplen los demás requisitos que señala la ley.
Es el juez quién debe declarar la presunción de muerte presunta por desaparecimiento, por
medio de una sentencia judicial ejecutoriada.

En la muerte presunta se distinguen tres períodos:


a) Mera ausencia, comienza desde que han dejado de tenerse noticias del ausente, normalmente
dura cinco años, pero durará un año si el desaparecimiento se produjo en un sismo o catástrofe, o
seis meses si provino de la desaparición de una nave o aeronave, generalmente si el ausente no ha
dejado quién lo represente será necesario nombrarle un curador de bienes.

b) Posesión provisoria, no existirá cuando:


- el desaparecimiento se produjo en un sismo o catástrofe,
- cuando provino de la desaparición de una nave o aeronave,
- cuando el desaparecido recibió una herida grave en la guerra o le sucedió otro peligro semejante.

En estos casos se concederá de inmediato la posesión definitiva de los bienes del


desaparecido.

c) Posesión definitiva: es una consecuencia de la declaración de muerte presunta.

Para que la muerte presunta se declare es necesario:


1. - Que se pruebe la ausencia, no se deben haber recibido noticias del desaparecido y se hayan
efectuado todas las posibles gestiones para averiguar su paradero.
2. - Debe citarse al desaparecido mediante la publicación tres veces en el diario oficial.
3. - Debe oírse al defensor de ausentes.
4. - Que hayan transcurrido los plazos ( 6 meses, 1 ó 5 años ) y además que hayan transcurrido a
lo menos tres meses desde la última citación mediante el diario oficial.
5. - La sentencia debe publicarse en el D.Oficial.

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6. - Es indispensable fijar el día presuntivo de la muerte, la norma general es que el juez fijará como
día presuntivo de la muerte el último del primer bienio <2 años> contado desde la fecha de las
últimas noticias. salvo :
 Cuando el desaparecido recibió una herida grave en la guerra o le sobrevino otro peligro
semejante, el juez fijará como día presuntivo de la muerte el de la acción de guerra o peligro y no
siendo enteramente determinado ese día, un término medio entre el principio y el fin de la época
en que pudo ocurrir el suceso, lo mismo cuando se pierde una nave o aeronave.
 Cuando el desaparecimiento coincide con un sismo, catástrofe o fenómeno natural; será la fecha
de tal evento la que el juez fijará como día presuntivo de la muerte.

EFECTOS DEL DECRETO DE POSESION PROVISORIA DE LOS BIENES:


1. - se disuelve la sociedad conyugal
2. - se emancipan los hijos, salvo que le corresponda ejercer la patria potestad a la madre.
3. - se abre la sucesión del causante, se procede a la apertura y publicación del testamento si hay.

El decreto de posesión provisoria termina porque aparece el desaparecido o bien porque se


concede la posesión definitiva.
POSESION DEFINITIVA: Además de los casos ya dichos, se concede de inmediato cuando
pasados cinco años desde las últimas noticias se probare que han transcurrido 70 desde el
nacimiento del desaparecido.

El juez concederá la posesión definitiva pasados diez años desde las últimas noticias del
desaparecido cualquiera fuese la edad del mismo a la expiración de dicho plazo.

EFECTOS DEL DECRETO DE POSESION DEFINITIVA :


1. - Se disuelve el matrimonio
2. - Todos aquellos que tienen derechos subordinados a la muerte del desaparecido pueden
hacerlos valer.
3. - Si no hubiere habido posesión provisoria, se abre la sucesión del causante.
4. - Se cancelan las cauciones constituidas por los herederos provisorios y cesan las restricciones
impuestas a ellos.
5. - podrá pedirse la partición de los bienes.

El decreto de posesión definitiva puede dejarse sin efecto a favor del desaparecido si
reapareciere o de sus legitimarios habidos durante el desaparecimiento o de su cónyuge por
matrimonio contraído durante la misma época.

Pronunciada la rescisión, los herederos presuntivos deben restituir los bienes en el estado
en que se hallaren y serán considerados poseedores de buena fe, a de menos de prueba en
contrario.

Respecto de terceros el reaparecido carecerá de acciones frente a ellos y las enajenaciones


efectuadas permanecerán a firme.

El haber sabido y ocultado la verdadera muerte del desaparecido, o su existencia, constituye


mala fe.

9.- ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD.


1.- CAPACIDAD. 2.- PATRIMONIO. 3.- NACIONALIDAD.
4.- DOMICILIO. 5.- NOMBRE. 6.- ESTADO CIVIL.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Los atributos de la personalidad son calidades que corresponden a todo ser humano sólo en
virtud de ser tal.

1.- NOMBRE: Es la designación que sirve para individualizar a una persona en la vida social y
jurídica. Está constituido por dos elementos, el pronombre o nombre propiamente tal, que
individualiza a una persona dentro de un grupo familiar; y el o los apellidos que señala a los que
pertenecen a una familia determinada. El conjunto de ambos individualiza a una persona en el
cuerpo social. El nombre considerado como un bien extrapatrimonial es indivisible, irrenunciable,
imprescriptible, incomerciable, intransferible e intransmisible, inembargable e inmutable, salvo
cambio de nombre cuando:
1. - Menoscaban moral o materialmente a la persona,
2. - cuando la persona ha sido conocida por más de cinco años en la vida civil con otro nombre,
3. - para que la inscripción no haga manifiesta una filiación ilegítima.

2.- PATRIMONIO: Es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona susceptibles de


estimación o apreciación pecuniaria.

Características:
a) es único b) inalienable c) imprescriptible d) inembargable e) intransferible.
Desde otro punto de vista el patrimonio es una universalidad jurídica, independiente de los
derechos y obligaciones que lo componen, tiene un pasivo y un activo, no necesita de un saldo
positivo para existir, es un atributo de la personalidad, tiene su origen en la ley, ya que por voluntad
de los particulares no puede crearse una universalidad jurídica.

3.- NACIONALIDAD: Es el vínculo que une a una persona con un estado determinado. Este vínculo
crea derechos y obligaciones recíprocos, los deberes del sujeto por lo general se encuentran
establecidos en sus leyes y consisten principalmente en defender y prestar determinados servicios
al estado y respetar su ordenamiento jurídico; los deberes del estado por lo general son de carácter
constitucional, esencialmente comprenden el derecho a la vida, integridad física, libertad, protección
de los derechos etc.

Art.56 "Son chilenos los que la constitución declara tales. Los demás son extranjeros"

Art.10 Constitución: señala cinco formas de adquirir la nacionalidad chilena:


1. por nacer en territorio chileno,
2. Habiendo nacido en el extranjero por ser hijo de padre o madre chileno que se hallen en actual
servicio de la república, estos se considerarán para todos los efectos como nacidos en territorio
chileno,
3. Los hijos de padre o madre chileno, nacidos en territorio extranjero por el sólo hecho de
avecindarse por más de un año en Chile,
4. Extranjeros que obtuvieren carta de nacionalización, renunciando expresamente a su
nacionalidad anterior.
5. Los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.

En Chile de acuerdo al artículo 57 la ley no reconoce diferencias entre el chileno y el


extranjero en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este código. Este
principio tiene excepciones:
* Decreto Ley Nº 1939 art.7 prohibe a ciertos extranjeros la propiedad, posesión o mera
tenencia en la Provincia de Arica y otras que se determinen por el Presidente.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

* Los extranjeros no domiciliados no pueden ser testigos de un testamento ni de un


matrimonio.

4.- CAPACIDAD: Es el poder de una persona para ser sujeto de relaciones jurídicas desde su
nacimiento, es la aptitud legal de una persona para ser titular de derechos y estar habilitado para
ejercitar personalmente dichos derechos.

Se distingue entre:
Capacidad de Goce: Ser titular de derechos
Capacidad de Ejercicio: Posibilidad de ejercer personalmente los derechos de que se es titular.

Por regle general "Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara
incapaces" Art.1446.

La Incapacidad puede ser: A) Absoluta B) Relativa

Son absolutamente incapaces:


Los Dementes, Los Impúberes y Los Sordomudos que no pueden darse a entender por escrito.

Son relativamente incapaces:


Los Menores adultos y Los disipadores que se hallen bajo interdicción de administrar lo suyo.

En relación a la edad las personas son absolutamente capaces a la edad de 18 años.

IMPUBERES: el hombre que no ha cumplido 14 años y la mujer que no ha cumplido 12 años, son
absolutamente incapaces.

MENORES ADULTOS: hombre mayor de 14 y mujer mayor de 12 hasta los 18 años.

DISIPADOR: Es el que manifiesta una total falta de prudencia por actos repetidos de
dilapidación.Art.445

Representantes legales: Art.43 "Son representantes legales de una persona el padre o la madre, el
adoptante y su tutor o curador".

El Art. 1447 habla en el inciso final habla de otras incapacidades que no son tal ya que se
refiere a ciertas prohibiciones impuestas a determinadas personas.

5.- DOMICILIO: Es el asiento jurídico de una persona para el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones.

Art. 59: "El domicilio consiste en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del
ánimo de permanecer en ella.
Divídese en político y civil."

Art. 60 "El domicilio político es relativo al territorio del Estado en general. El que lo tiene o
adquiere es o se hace miembro de la sociedad chilena, aunque conserve la calidad de extranjero.
La constitución y efectos del domicilio político pertenecen al derecho internacional."

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El domicilio político se refiere a que una persona se encuentra vinculada al país, no a un


lugar determinado de él, sino al país entero. Los chilenos lo tienen por origen, los extranjeros por el
hecho de habitar en Chile.

Art.61: "El domicilio civil es relativo a una parte determinada del territorio del Estado.". Es
una determinación del domicilio político, quién tiene domicilio civil en Chile necesariamente tiene
domicilio político en Chile.

Elementos:(Art.59)
1. residencia
2. ánimo, real o presuntivo, de permanecer en ella.

HABITACION O MORADA: Es una relación de hecho de una persona con un lugar donde
permanece y generalmente pernocta, pero puede ser accidental (Hotel), ocasional o transitoria.

RESIDENCIA: Es siempre una noción concreta, se diferencia de la habitación o morada porque


aquí desaparece el aspecto transitorio, implica la idea de algo estable, permanente, la permanencia
física de una persona en un lugar determinado. Lo anterior no significa que deba estar siempre allí.

La mera residencia hará las veces de domicilio civil respecto de las personas que no
tuvieren domicilio civil en otra parte.(Art.68)

DOMICILIO: Es la intención de la persona de tener el lugar de su residencia como asiento de su


vida social y jurídica.

Normalmente coinciden ambos elementos (residencia y ánimo) de ahí que el art.62 dice "El
lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio,
determina su domicilio civil o vecindad."

Como de acuerdo al código el ánimo puede ser real o presunto establece diversas
presunciones de domicilio:
* Presunciones positivas:
Art. 64 Se presume desde luego el ánimo de permanecer y avecindarse en un lugar, por el
hecho de abrir en él tienda, botica, fábrica, taller, posada, escuela u otro establecimiento, para
administrarlo en persona; por el hecho de aceptar en dicho lugar un cargo concejil, o un empleo fijo
de los que regularmente se confieren por largo tiempo; y por otras circunstancias análogas."

* Presunciones negativas:
Art. 63 No se presume el ánimo de permanecer, ni se adquiere, consiguientemente, domicilio civil en
un lugar, por el sólo hecho de habitar un individuo por algún tiempo casa propia o ajena en él, si
tiene en otra parte su hogar doméstico o por otras circunstancias aparece que la residencia es
accidental, como la del viajero, o la del que ejerce una comisión temporal, o la del que se ocupa en
algún tráfico ambulante.

Art. 65 "El domicilio civil no se muda por el hecho de residir el individuo largo tiempo en otra
parte, voluntaria o forzadamente, conservando su familia y el asiento principal de sus negocios en el
domicilio anterior.

Así confinado por decreto judicial a un paraje determinado, o desterrado de la misma


manera fuera de la república, retendrá el domicilio anterior, mientras conserve en él su familia y el
principal asiento de sus negocios."

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Tipos de domicilio:
1. - Puede haber domicilio general, es el normal de una persona para todas sus relaciones
jurídicas, y domicilio especial, se refiere sólo a ciertas relaciones determinadas.(para actuar
frente a un tribunal).
2. - Puede ser domicilio legal, es el impuesto por la ley a determinadas personas, así los que viven
bajo patria potestad tiene el domicilio paterno o materno, los interdictos tendrán el domicilio de su
tutor o curador; domicilio convencional, el artículo 69 dice " se podrá en un contrato establecer
de común acuerdo un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que
diere lugar el mismo contrato"; domicilio real, llamado también de hecho o voluntario, está
constituido por la residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en
ella.

Pluralidad de domicilios: Art. 67 "Cuando concurran en varias secciones territoriales, con respecto
a un mismo individuo, circunstancias constitutivas de domicilio civil, se entenderá que en todas ellas
lo tiene; pero si se trata de cosas que dicen relación especial a una de dichas secciones
exclusivamente, ella sola será para tales casos el domicilio civil del individuo."

Importancia del domicilio: Fija para las personas el lugar donde deben ejercer habitualmente sus
derechos y cumplir sus obligaciones.

Ejemplo: El pago debe hacerse en el domicilio del deudor, la sucesión se abre en el último
domicilio del causante, en materia procesal determina la competencia, en materia de matrimonio se
establece como competente el oficial civil del domicilio o residencia de cualquiera de los cónyuges,
en materia de estado civil la posesión notoria de hijo legítimo debe haberse desarrollado ante el
vecindario del domicilio, igualmente la calidad de hijo natural.

6.- ESTADO CIVIL: Art. 304 "El estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto le habilita para
ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles"

Otra definición: "Es la calidad permanente que un individuo ocupa en la sociedad, derivada
principalmente de sus relaciones de familia".

El estado civil es un atributo de la personalidad.


El estado civil da origen a derechos y obligaciones o cargas. Todo lo relativo al estado civil es de
orden público.

No se puede transigir sobre el estado civil de las personas.

Fuentes del estado civil; Hechos jurídicos, como el nacimiento, la edad y la muerte; Actos
jurídicos, como el matrimonio, la legitimación, el reconocimiento voluntario de hijos naturales;
Sentencias judiciales, como la sentencia que declara nulo el matrimonio, la de reconocimiento
forzado de hijo natural, la que declara verdadera o falsa la legitimidad de un hijo.
Prueba del estado civil: Fundamentalmente se prueba por medio de los certificados o partidas del
registro civil.

Art. 1700 "El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su
fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados.
En esta parte no hace plena fe sino contra los declarantes."

Es importante hacer notar que en cuanto a la prueba que tratándose de instrumentos


públicos, estos pueden ser impugnados por los declarantes, pero necesitan de un medio probatorio

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de igual o mayor fuerza que el instrumento público, lo que descarta la posibilidad de probar la
falsedad de las declaraciones por testigos, es aquí donde entra el art.308 que establece que
tratándose de las partidas de matrimonio, nacimiento y defunción atestiguan la declaración hecha
por los contrayentes de matrimonio, por los padres, padrinos u otras personas en los respectivos
casos, pero no garantizan la veracidad de esta declaración en ninguna de sus partes. Podrán, pues,
impugnarse, haciendo constar que fue falsa la declaración en el punto de que se trata.". Esta norma
hace posible la nulidad de matrimonio por incompetencia del oficial, que se prueba por testigos.

Sólo en caso que falten las partidas pueden probarse:


1. - por otros documentos auténticos,
2. - por declaración de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil,
deben ser presenciales,
3. - por último puede probarse por la posesión notoria del estado civil, la que deberá por lo menos
haber durado diez años continuos, se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que lo
establezcan de un modo irrefragable; particularmente en el caso de no explicarse y probarse
satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o extravío del libro o registro, en
que debiera encontrarse.

En este caso la "posesión" tiene un significado diverso, esto es no referido a la definición del
art. 700, sino que el estado civil no puede adquirirse por prescripción, aquí la posesión es un hecho
social y no sirve para adquirir un estado sino para probar un estado.

Del análisis de los arts. 310 y 311 se desprende que la posesión notoria en el caso del hijo
legítimo y del matrimonio está constituida por hechos notorios, públicos, que tradicionalmente
consisten en el trato, nombre, y fama que la persona ha tenido frente a terceros, y se probará por un
conjunto de testimonios fidedignos, que lo establezcan de un modo irrefragable; particularmente en
el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la respectiva partida, o la pérdida o
extravío del libro o registro, en que debiera encontrarse.

Estas normas no se aplican a la filiación natural ni a la ilegítima.

Sentencias judiciales: es una fuente del estado civil, pero para que una sentencia sea fuente del
estado civil es necesario que ello no aparezca como una cuestión accesoria a un problema diverso,
la cuestión principal debatida debe haber sido el estado civil, además según el art.316 deben:
1.- Haber pasado en autoridad de cosa juzgada;
2.- que se hayan pronunciado contra legítimo contradictor;
3.- que no haya habido colusión en el juicio

La acción que se ejercita se llama acción de reclamación de estado.

De acuerdo al art. 280 que concede alimentos al hijo ilegítimo que no tiene la calidad de
natural se puede probar el estado :
1. Si de un conjunto de testimonios y antecedentes fidedignos resultare establecida de un modo
irrefragable la paternidad o maternidad del supuesto padre o madre,
2. Si el presunto padre o madre hubiere proveído o contribuido al mantenimiento y educación del
hijo en calidad de tal y ello se prueba en la forma señalada en el número anterior,
3. Si hallándose comprobada la filiación del hijo respecto de la madre, se acreditare en la forma
establecida en el Nº1 que ella y el presunto padre han vivido en concubinato notorio y durante él
ha podido producirse legalmente la concepción,
4. Si el supuesto padre citado dos veces a la presencia judicial para que, bajo juramento, reconozca
al hijo y expresándose en la citación el objeto, no compareciere sin causa justificada,

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5. Si el período de la concepción del hijo correspondiere a la fecha de la violación, estupro o rapto


de la madre. En este último caso, bastará que hubiere sido posible la concepción mientras
estuvo la raptada en poder del raptor.

El hecho de seducir a una menor, haciéndola dejar la casa de la persona a cuyo cuidado
este, es rapto aunque no se emplee la fuerza.

La acción de alimentos del Art. 280 no puede intentarse contra ninguna mujer casada no
divorciada perpetuamente.

10.- PERSONAS JURIDICAS.


a) CONCEPTO.
b) CLASIFICACION.
c) CORPORACIONES Y FUNDACIONES.
d) SOCIEDADES CIVILES Y COMERCIALES.

CONCEPTO : Art. 545 "Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y
contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.
Las persona jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia
pública.
Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter.".

Clasificación:
1.- Personas jurídicas
derecho público
derecho privado -->
sin fines de lucro --> corporaciones - fundaciones
con fines de lucro --> sociedades --> civiles - comerciales

Corporaciones: Son personas jurídicas formadas por un cierto número de individuos asociados
para la realización de un fin común que no tenga carácter de lucro.

Fundaciones: Están constituidas por un conjunto de bienes destinados a un fin de interés general.

Las corporaciones se constituyen por ley o a través de la aprobación del presidente. Se


rigen por el reglamento que regula la concesión de personalidad jurídica, su constitución es
solemne, es decir deberá constar por escritura pública.

Las fundaciones se constituyen por voluntad de su fundador y el presidente debe aprobar su


existencia, se rigen por los estatutos que hubiere manifestado el fundador y si no hubieren o fuesen
incompletos el Presidente de la república suplirá la falta. El fundador puede hacerlo mediante una
asignación testamentaria, por acto entre vivos (declaración de voluntad unilateral) pero debe ser
solemne.

Las fundaciones perecen por la destrucción de los bienes destinados a su manutención.

Sociedad: La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas estipulan poner algo
en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan. La sociedad forma
una persona jurídica de los socios individualmente considerados.
Las sociedades serán comerciales cuando estén destinadas a realizar actos de comercio.

Atributos de las personas jurídicas: Nombre, capacidad, nacionalidad, patrimonio y domicilio.

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11.- TEORIA DE LOS ACTOS JURIDICOS.


a) HECHOS Y ACTOS.

Hecho es en general TODO LO QUE SUCEDE, puede ser irrelevante jurídicamente como cerrar
una puerta, etc., o bien puede ser un hecho jurídico, esto es todo hecho o acontecimiento que
produce una consecuencia de derecho.

Los hechos jurídicos pueden ser:


- Hechos jurídicos naturales, que no dependen de la voluntad ni de la capacidad, como nacimiento,
muerte, transcurso del tiempo.

- Hechos jurídicos humanos que pueden ser involuntarios ( no hay voluntad consciente como en los
hechos de un demente o un infante) o voluntarios que pueden ser hechos jurídicos o actos jurídicos.

Los hechos jurídicos son aquellos hechos humanos voluntarios a los cuales la ley atribuye un
efecto jurídico no querido o distinto del perseguido por su autor, pueden ser lícitos o ilícitos.

Los actos jurídicos son actos humanos voluntarios y conscientes destinados a producir un efecto
jurídico predeterminado y querido por el autor; estos actos jurídicos pueden ser Unilaterales o
Bilaterales.

Acto jurídico unilateral es la expresión de voluntad de una sola parte, que puede ser una o
varias personas como en los actos jurídicos unilaterales colectivos (voluntad de una corporación).

Acto jurídico bilateral es el acuerdo de voluntades de dos o más partes. Este acuerdo de
voluntades se denomina consentimiento.

En los actos jurídicos bilaterales se distinguen:


Convenciones: que son aquellas que crean, modifican o extinguen obligaciones.

Contratos: que son aquellos que crean obligaciones, es una convención que crea obligaciones.

12.- DEL ACTO JURIDICO.


a) CONCEPTO Y CONTENIDO.
b) CLASIFICACION.
c) ESTRUCTURA O ELEMENTOS.
d) REQUISITOS DE EXISTENCIA.
e) REQUISITOS DE VALIDEZ.

Concepto: Los actos jurídicos son actos humanos conscientes y voluntarios destinados a producir
un efecto jurídico predeterminado y querido por el autor. Pueden ser unilaterales o bilaterales.

Clasificación:
1.- En cuanto a la época en que van a producir sus efectos;
ACTO ENTRE VIVOS, no supone la muerte de su autor para producir efectos, ej. arrendamiento.
ACTOS POR CAUSA DE MUERTE, supone la muerte para producir efectos, ej. testamento.

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2.- En cuanto a si sus efectos se producen de inmediato;


INSTANTANEOS, todos sus efectos se producen de inmediato, ej. pago al contado.
DE TRACTO SUCESIVO, sus efectos se van produciendo en el tiempo, ej. arrendamiento.

3.- En razón a la naturaleza del acto;


REALES, cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa que se trata.
SOLEMNES, requieren de formalidades para perfeccionarse.
CONSENSUALES, se perfecciona por el solo consentimiento.

4.- En razón a si puede subsistir por sí solos;


PRINCIPALES, no necesitan a otro contrato para subsistir.
ACCESORIOS, sólo subsisten en cuanto acceden a otro. Ej. prenda.

5.- En cuanto a la reciprocidad de las prestaciones;


A TITULO GRATUITO, solo una de las partes se obliga, ej. donación.
A TITULO ONEROSO, ambas partes se obligan.

6.- En cuanto al momento en que se producen sus efectos normales;


PUROS Y SIMPLES, producen sus efectos de inmediato.
SUJETOS A MODALIDAD, sus efectos se producen cuando se da la modalidad (condición, plazo y
modo).

7.- En cuanto a la extensión de las facultades del que los realiza;


ACTOS DE DISPOSICION, pueden implicar una disminución del patrimonio.
ACTOS DE ADMINISTRACION, no implican disminución de patrimonio.
ELEMENTOS DEL ACTO JURIDICO; hay que distinguir entre elementos esenciales, naturales y
accesorios.

Art. 1444 "Se distinguen en cada contrato aquellas cosas que son de la esencia, las que
son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas sin
las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza
de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una
cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le
pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales."

Esenciales: Son de la esencia de un contrato aquellas sin las cuales o no produce efecto alguno, o
degenera en otro contrato diferente.

Art. 1445: Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es
necesario: 1º que sea legalmente capaz, 2º que consienta en dicho acto o declaración y su
consentimiento no adolezca de vicio, 3º que recaiga sobre un objeto lícito, 4º que tenga una causa
lícita.

Puede degenerar en otro por ejemplo cuando falta la gratuidad en el depósito. Estos serán
elementos esenciales particulares a cada contrato.

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Naturales: son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden
pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial.

Forman parte sin necesidad de estipulación de las partes, la ley suple la voluntad de las
partes. Pueden modificarse, ejemplo en las obligaciones del vendedor, pueden modificarse.

Accidentales: son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le


pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales."

REQUISITOS DE EXISTENCIA Y VALIDEZ:


Cierta doctrina distingue entre los Req.de Existencia y los de validez, sin los primeros el acto
no existiría, sin los segundos adolecería de un vicio de nulidad.

Req.de Existencia:
Voluntad,
objeto,
causa,
solemnidades, en los casos en que la ley las exija.

Requisitos de Validez: Art. 1445.


* Capacidad de las partes,
* Voluntad exenta de vicios,
* Objeto lícito,
* Causa lícita.

Los requisitos pueden dividirse en:


Internos : voluntad, capacidad, objeto y causa.
Externos : Formalidades.

13.- LA VOLUNTAD.
a) CONCEPTO Y REQUISITOS.
b) MANIFESTACION EXPRESA Y TACITA.
c) EL SILENCIO.
d) CONSENTIMIENTO, CONCEPTO Y FORMACION.

Concepto: Es la facultad de determinarse a ciertos actos, potencia del alma que mueve a hacer o no
una cosa. La palabra voluntad se reserva para los actos jurídicos unilaterales, ya que el concurso de
voluntades necesario para los actos jurídicos bilaterales se llama CONSENTIMIENTO.

Requisitos de la voluntad :
Que sea seria, o sea que se manifieste con el fin de producir un efecto jurídico.

Que se exteriorice, para crear una relación jurídica debe ser conocida, de ahí que sean
absolutamente incapaces los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. La
exteriorización de la voluntad puede hacerse personalmente o representado.

Voluntad Expresa y Tácita:


* La expresa se manifiesta por cualquier medio que la indique, la palabra, la escritura, los signos.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

* La voluntad tácita se infiere de ciertos antecedentes, ya sean éstos acciones positivas u omisiones
del individuo.

Ej. Aceptación tácita es todo acto en ejecución del mandato.

La manifestación tácita de la voluntad por la pasividad del actor ha sido llamada también EL
SILENCIO como manifestación de voluntad, pero requiere que exista un precepto legal o resolución
judicial que establezcan que el silencio del que calla constituye aceptación y además que la persona
tenga pleno conocimiento de los hechos, ej. Art.280 Nº4 exige que se cite al supuesto padre
"Expresándose en la citación el objeto" Pero también existen casos en que se estima que el silencio
es una manifestación de voluntad negativa, Ej. Art. 1233 "El asignatario constituido en mora de
declarar si acepta o repudia, se entenderá que repudia."

Voluntad real y declarada: Voluntad declarada es aquella que ha manifestado el actor y voluntad
real es aquella que efectivamente ha tenido en su fuero interno, de acuerdo al art.1560 Conocida
claramente la intención de los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras.
CONSENTIMIENTO: Es el concurso de voluntades necesario en los actos jurídicos bilaterales.

Etapas de formación del consentimiento:


Oferta y Aceptación.

Oferta: Es la proposición de celebrar un contrato en condiciones determinadas.

Requisitos para la validez de la oferta:


1. Debe versar sobre un contrato determinado
2. Debe indicarse todos los requisitos esenciales del contrato que se propone.
3. Debe hacerse a persona determinada (art.195 C.de Comercio), así las ofertas a personas
indeterminadas hechas en catálogos o anuncios impresos no son obligatorias para el oferente,
pero si se hace a persona determinada la oferta es válida pero queda sujeta a que al tiempo de
la demanda no hayan sido enajenados los objetos ofrecidos o no hayan sufrido una alteración en
el precio y que existan en el dominio del oferente.

Puede ser verbal o escrita. También puede ser tácita cuando se manifieste por signos
inequívocos, ej. oferta de contrato de transporte. También hay ofertas indeterminadas, Ej. catálogos.

La oferta pierde vigencia por: Revocación o retractación.


Caducidad.

Retractación: Acto por el cual el proponente revoca la oferta antes que haya sido aceptada
por la persona a la que fue dirigida.

La retractación debe ser tempestiva, es decir, en aquellos en que el oferente se hubiere


comprometido a esperar un plazo deberá cumplir, si no lo hace será intempestiva, la retractación
debe hacerse en forma explícita.

La retractación expresada en tiempo y forma produce el efecto de quitarle vigencia a la


oferta, queda el oferente que se retracta obligado a indemnizar los gastos de la persona a quién fue
encaminada la propuesta y los daños y perjuicios que hubiera sufrido. (especie de Resp.
Precontractual).

Caducidad de la oferta: Hace que la oferta pierda su vigencia.


Art.101 C.de Comercio.

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1.- Muerte del proponente


2.- Incapacidad sobreviniente del proponente
3.- Quiebra del proponente
4.- Expiración del plazo
5.- Retractación.

En la propuesta hecha por escrito la ley establece como plazo 24 horas si la persona a quién fue
dirigida reside en el mismo lugar o a vuelta de correo si estuviese en otro diverso.

ACEPTACION: Es el acto jurídico por el cual la parte a la cual se ha dirigido una proposición, la
admite consintiendo en la celebración del negocio jurídico propuesto.

Requisitos:
1. Que sea oportuna,
2. Que sea pura y simple,
3. Que se exteriorice (expresa o tácita, por actos inequívocos)

Momento en que se perfecciona el contrato:


Entre presentes: La aceptación deberá darse de inmediato.
Entre ausentes o cuando existe un acuerdo para esperar un plazo es difícil determinar cuando se
forma el consentimiento, pero la solución la da el art.99 del C.de C. que dice que se puede retractar
hasta antes de "la contestación", Teoría de la declaración( norma general), pero hay casos en el
C.Civil en que se acepta la teoría del conocimiento, ej. en la donación.

Lugar de la formación del consentimiento:


Es importante para determinar las leyes aplicables y los usos y costumbres. El art.104 del
C.de C. señala que "entre ausentes" el consentimiento se forma en el lugar donde tenga su
residencia el aceptante. Más apropiado resulta decir que se forma en el lugar donde se dio la
aceptación.

14.- EL ERROR.
Art. 1451: "Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza y dolo." En
realidad son los vicios de la voluntad. Produce nulidad relativa.

El error es una falsa apreciación de la realidad, es un concepto equivocado o juicio falso. En


derecho error e ignorancia son equivalentes.

Puede ser de hecho o de derecho. Error de derecho es el falso concepto de la ley, Error de
hecho es el falso concepto respecto de una persona, de una cosa o de una situación.

ERROR DE DERECHO: Art.1452 "El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento."

ERROR DE HECHO: Art.1453 "El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la
especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese
empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en
el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador
entendiese comprar otra."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

El código hace una diferenciación entre el error de hecho propiamente tal y el error sobre la
persona.

El error de hecho puede ser:


ESENCIAL, en este caso el error impide la formación del consentimiento, se trata de casos en que
no ha existido acuerdo de voluntades. El código señala dos casos :
1. Cuando recae sobre la especie del acto o contrato que se ejecuta o celebra,
2. Cuando recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata.

SUSTANCIAL, Art.1454 "El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o
calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo que se cree; como si
por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de
algún otro metal semejante.

El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que
contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este
motivo ha sido conocido de la otra parte."---> debe haberse exteriorizado.

ACCIDENTAL, cuando el error recae sobre otras cualidades accidentales de la cosa y no se


encuentre en la situación anterior no vicia el consentimiento.
ERROR EN LA PERSONA: Art. 1455 "El error acerca de la persona con quién se tiene intención de
contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa
principal del contrato.
Pero en este caso la persona con quién erradamente se ha contratado, tendrá derecho a ser
indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato."

ERROR COMUN: Aquí existen dos cosas distintas, la primera es determinar si el error para dar
acción de nulidad debe ser común a ambos contratantes, esto no es así ya que el error puede haber
sido solo de uno, lo que si debe ser común es que el elemento que constituye la sustancia o calidad
esencial del objeto debe tener tal carácter de esencial para ambas partes, o sino cuando es
conocido de la otra parte.

La segunda es analizar que pasa cuando un error es común a varias personas, el código considera
este error en el caso de los títulos injustos que pasan a ser justos por la resolución judicial que
erradamente los reconozca, cuando un testigo es inhábil para serlo de un testamento pero dicha
inhabilidad se ignoraba en el lugar no se invalidara el testamento por la inhabilidad real del testigo,
cuando se valida el pago hecho a la persona que tenía la posesión del crédito, el pago es válido.

El error común debe ser general o compartido por la mayoría de las personas de la localidad
o lugar, y debe tener un fundamento lógico, es decir algo que pueda llevar a considerar verdadera
una situación falsa, y debe existir buena fe del que lo invoca.

17.- LA LESION.
La lesión es el perjuicio pecuniario que sufren las partes de un contrato oneroso conmutativo
como consecuencia de la falta de equivalencia de las prestaciones recíprocas acordadas al
momento de perfeccionarse el contrato.

En el proyecto de 1853 se agregaba como vicio del consentimiento a la lesión.

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Art.1441 "El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar
o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y
si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio."
El código al definir el contrato conmutativo fija la principal característica, cual es la de que
puedan mirarse como equivalentes las prestaciones de las partes. En el proyecto al establecer la
lesión decía que ésta para viciar el consentimiento debía ser enorme, esto es que el valor de lo que
una de las partes daba a otra no llegaba a la mitad de lo que la otra daba, sin que existiese la
intención de donar el exceso.

La supresión de este artículo hace pensar que en Chile sólo se sanciona la lesión en los
casos expresamente determinados por la ley.

Casos de lesión sancionados:


----> * Compraventa bienes raíces
* Permuta
* En la aceptación de una asignación testamentaria
* En la partición de bienes

1.- Art. 1888: "El contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme" Pero el art.1891
agrega que no hay lesión enorme en la compraventa de bienes muebles, ni en las que se hacen por
ministerio de la justicia y las compraventas de minas.( Art.77 Cód.Mineria)

Art.1889: "El vendedor sufre lesión enorme, cuando el precio que recibe es inferior a la mitad
del justo precio de la cosa que vende; y el comprador a su vez sufre lesión enorme, cuando el justo
precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella.

El justo precio se refiere al tiempo del contrato."

Decretada la rescisión del contrato puede el afectado evitarla reparando la lesión, así el
comprador deberá completar el justo precio con deducción de una décima parte y el vendedor
deberá restituir el exceso del justo precio aumentado en una décima parte.

La acción rescisoria no puede renunciarse anticipadamente y prescribe en cuatro años


contados desde la fecha del contrato.

Requisitos de la rescisión por lesión enorme en el contrato de compraventa:


 Que la venta sea susceptible de rescindirse por causa de lesión, o sea sólo respecto de las
ventas de bienes inmuebles, pero no de las ventas judiciales forzadas y tampoco en el caso de
minas aunque sean inmuebles.

 Que la lesión sea enorme según la ley, es decir que la desproporción entre las prestaciones sea
monstruosa, sufre lesión enorme el vendedor cuando recibe un precio inferior a la mitad del justo
precio de la cosa, por su parte el comprador sufre lesión cuando paga un precio superior al doble
del justo precio de la cosa, el justo precio se refiere al tiempo del contrato; la prueba de la lesión
incumbe al que deduce la acción correspondiente.
 Que la cosa no haya perecido en poder del comprador, esto porque el efecto de la rescisión del
contrato por lesión será la restitución, lo que será imposible si la cosa no existe.

 Que el comprador no haya enajenado la cosa, así lo señala el Art.1.893 inc.2º, pero en el caso
que el comprador haya enajenado la cosa por más de lo que había pagado por ella podrá el

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vendedor reclamar el exceso deducida una décima parte, pero sólo hasta la concurrencia del
justo valor de la cosa.

 Que la acción correspondiente se entable en tiempo oportuno, es decir antes que prescriba la
acción rescisoria por lesión enorme, que prescribe en cuatro años contados desde la fecha del
contrato .Art. 1.896, y corre contra toda persona.

La acción rescisoria por lesión enorme es irrenunciable, así lo señala expresamente el


Art.1.892

El efecto de la rescisión por lesión enorme es que retrotrae las cosas al estado anterior, es
decir, el vendedor recobra la cosa y el comprador su dinero, con intereses y frutos pero sólo desde
la demanda, el vendedor no tiene derecho a pedir indemnizaciones por los deterioros de la cosa,
salvo que el comprador se hubiere aprovechado de ellos. La rescisión por lesión enorme no afecta
los derechos reales constituidos por el comprador en favor de terceros. Pero antes de restituir la
cosa debe el comprador purificarla de cualquier hipoteca u otro derecho real que hubiere constituido
en ella.

Otra posibilidad es que cualquiera de las partes a su arbitrio y una vez declarada
judicialmente la rescisión del contrato podrá hacerlo subsistir, pagando o devolviendo la parte del
precio lesionante, deducida una décima parte.

2.- En la permuta de bienes raíces; esto porque de acuerdo a lo establecido en el art.1900 se


aplican las normas de la compraventa a la permuta.

3.- En la aceptación de una asignación testamentaria, el art.1234 establece que puede rescindirse la
aceptación en caso de lesión grave en virtud de disposiciones testamentarias de que no se tenía
noticia al tiempo de ser aceptada.

Se entiende por lesión grave la que disminuyere el valor total de la asignación en más de la
mitad. En este caso no existe norma que establezca el plazo de prescripción por lo que se rige por
las normas generales de prescripción.

4.- En la partición de bienes; Art.1348 "Las particiones se anulan o rescinden de la misma manera y
según las mismas reglas que los contratos"

La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de la mitad
de su cuota".

La lesión debe ser considerada como error en la magnitud de las prestaciones.

En Chile debe considerarse como un caso de error esencial.

15.- LA FUERZA.
Es un vicio de la voluntad y como tal produce la nulidad relativa del acto.

La fuerza es el temor que experimenta una persona debido a una presión física o moral, y
que la obliga a manifestar su voluntad en un sentido determinado.

La presión física consistirá en actos materiales y la moral es el temor de la persona que la


sufre de que si no consiente sufrirá un daño mayor.

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Requisitos de la fuerza para viciar el consentimiento:


Art. 1456 "La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una
impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuanta su edad sexo y condición. Se
mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse
expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y
grave.

El Temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe
sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento."

1. Debe ser causa determinante del acto o contrato en que la voluntad se presta
2. Debe ser injusta
3. Debe ser grave

De acuerdo al artículo 1457 no es necesario que la fuerza la ejerza el beneficiado con ella,
basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona para conseguir el consentimiento.

16.- EL DOLO.
Es un vicio del consentimiento, produce la nulidad relativa del acto. Esta definido en
el inciso final del art.44 " La intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro."

Como vicio de la voluntad es la maquinación fraudulenta empleada para engañar al autor de


un acto jurídico.

Puede ser positivo o negativo, será positivo cuando está constituido por actos tendientes a
inducir a la ejecución del acto y negativo cuando esté constituido por actos tendientes a silenciar u
ocultar circunstancias que de ser conocidas habrían determinado que el acto no se realizara o se
realizara en condiciones diferentes.

Elementos del Dolo: Elemento Sicológico: consiste en la intención de engañar, es dolo es


esencialmente un acto intencional. Elemento material: que es la forma de realizar el engaño, puede
consistir en maniobras, artificios o maquinaciones que lleven al engaño como también puede ser
una falsedad o mentira que produzca el mismo efecto y también puede consistir en el silencio o la
reticencia de circunstancias que debería haber conocido la otra parte.

Es necesario notar que no existe una obligación de informar, salvo en el caso del contrato de
seguro, y que al tratar de los vicios redhibitorios el código señala que son aquellos que si hubieran
sido conocidos habrían hecho cambiar las condiciones de contratación, además existe una
obligación de buena fe de parte de todo contratante.

DOLO PRINCIPAL O INDUCTIVO:


Art. 1458 " El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes, y
cuando además aparece claramente que sin él no hubieran contratado."

Requisitos :
1. El dolo debe ser determinante del acto, debe ser anterior o simultaneo al consentimiento.

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2. El dolo debe tener por objeto un determinado acto o contrato y recaer en él.
3. El dolo debe ser obra de una de las partes.

DOLO INCIDENTAL:
El dolo incidental no vicia el consentimiento.
Es aquél que no reúne los requisitos anteriores, esta clara diferencia en la práctica es muy
difícil de precisar y será una cuestión de los jueces de fondo determinar si ha sido uno u otro dolo.

Inciso 2º art. 1458 "En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios
contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él; contra las
primeras por el total valor de los perjuicios, y contra las segundas hasta concurrencia del provecho
que han reportado del dolo."

El dolo llamado incidental puede ser también determinante cuando sin él el contrato se
habría realizado en condiciones distintas.

PRUEBA DEL DOLO: Art. 1459 : " El dolo no se presume salvo en los casos especialmente
previstos por la ley. En los demás debe probarse."

Casos de presunción de dolo :


Art.706 En la posesión el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe
que no admite prueba en contrario.

Art. 965 Nº 5 : En las indignidades para suceder se presume dolo en el caso de detener u
ocultar un testamento.

La condonación del dolo futuro no vale, esto porque sancionar el dolo es una cuestión de
orden público.

Culpa Grave : Art.44 " Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquél cuidado que aún las personas negligentes y de poca
prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo."

Efectos del dolo: El dolo principal vicia el consentimiento y trae la nulidad relativa del acto.

"Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos
o cesionarios podrán alegar nulidad " Esta disposición protege al que contrató sin saber que el otro
era un incapaz relativo y no podía hacerlo, cuando hubo dolo de parte del incapaz, la sanción es
que el incapaz no puede intentar la acción de nulidad, porque nadie puede aprovecharse de su
propio dolo.

18.- EL OBJETO.
a) CONCEPTO Y REQUISITOS.
b) ILICITUD DEL OBJETO.

El art.1445 señala " para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de
voluntad es necesario: 1º que sea legalmente capaz; 2º que consienta en dicho acto o declaración y
su consentimiento no adolezca de vicio; 3º que recaiga sobre un objeto lícito; 4º que tenga una
causa lícita."

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Art.1460: " Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata
de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración."
De acuerdo a la definición anterior mas parece que el código define el objeto de la
obligación, lo que para Planiol es correcto ya que el objeto del contrato es CREAR obligaciones,
para Planiol el objeto es lo que debe el deudor.
Corrientemente se dice que el objeto es el conjunto de derechos u obligaciones que el acto o
contrato crea, modifica, extingue, transfiere o transmite, debe entenderse que el objeto del acto es el
objeto de las obligaciones a que él se refiere.

El objeto del acto puede ser una cosa, un hecho o una abstención. (Art.1460 ).

Requisitos del objeto:


Hay que distinguir si recae sobre una cosa material o si constituye un hecho o una
abstención :
 Si recae sobre una cosa debe ser ; Real, comerciable, determinado o determinable, y lícito.
 Si el objeto recae sobre un hecho o una abstención debe ser ; Determinado, Físicamente posible,
Moralmente posible y lícito.

1.- Real, o sea debe existir en la naturaleza actualmente o en el futuro. Art.1814 " La venta de
una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce
efecto alguno."

2.- Comerciable, art. 1461 las cosas que existen o se espera que existan deben ser comerciables,
esto significa que no esté fuera del comercio humano, esto por naturaleza propia como los bienes
comunes a todos los hombres, el derecho de alimentos, los derechos personalísimos , por
destinación como los bienes nacionales de uso público y las cosas que han sido consagradas para
el culto divino, o por disposición de la ley como las cosas embargadas por decreto judicial y las
especies cuyo dominio se disputa. (Art.1464).

3.- Determinado o determinable, art.1461 establece que las cosas objeto de una declaración
estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género.

Cuando se trata de una obligación que recae sobre cuerpo cierto no hay problema, pero cuando se
trata de una obligación de género debe determinarse el género y la cantidad, ya que lo que se debe
es indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado, puede ser la cantidad
incierta pero el acto o contrato debe contener reglas o datos necesarios para determinarla. También
debe determinarse la calidad pero si no se hace el deudor deberá entregar a lo menos una de
calidad mediana.

4.- Lícito, esto es que no sea contrario a la ley, orden público o a las buenas costumbres.

* Cuando es un hecho o abstención ;


1. Hecho determinado, debe ser un hecho o una abstención precisa.
2. Hecho físicamente posible,(art.1461) Si el objeto es un hecho es necesario que sea física y
moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente
imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público.

La imposibilidad debe ser absoluta para todos los hombres y no circunstancial para el deudor.

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3.- Hecho moralmente imposible, Si el objeto es un hecho es necesario que sea física y
moralmente posible, es moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas
costumbres o al orden público.

En primer lugar la imposibilidad moral está dada por todo acto que contraviene una ley
prohibitiva, lo que concuerda con el art.10 que dice que los actos que la ley prohibe son nulos y de
ningún valor y con el art.1466 que establece que hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las
leyes. No hay imposibilidad moral cuando el acto contrario a la ley tiene otra sanción que la nulidad.

También constituye imposibilidad moral la contravención al orden público, que es la


organización considerada necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad.

Las buenas costumbres; son las reglas de moral social consideradas como fundamentales
para el orden mismo en la sociedad.

Objeto Ilícito ; Produce nulidad absoluta.


La mayoría entiende que es objeto ilícito el contrario a la ley, al orden público o las buenas
costumbres.

Casos de objeto ilícito :


1. Actos prohibidos por la ley, esto es aquellos que contravienen una disposición imperativa, de
acuerdo al artículo 10 los actos que prohibe la ley son nulos, el 1682 establece como sanción la
nulidad absoluta. Cuando se trata de leyes imperativas que establecen requisitos para que el
acto se ejecute en atención a la naturaleza del mismo acto, la infracción a dichos requisitos
también produce nulidad absoluta.

2. - Actos y contratos contrarios al derecho público chileno, art.1462.

3. - Pactos relativos a sucesiones futuras, art.1463 " El derecho de suceder por causa de muerte a
una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aún cuando intervenga el
consentimiento de la misma persona." La única excepción a esta regla es aquella que dice
relación a que cuando el difunto ha prometido por escritura pública a alguno de sus legitimarios
no donar ni asignar por testamento parte alguna de la cuarta de mejoras y después lo hace,
puede el favorecido pedir que los favorecidos le enteren lo que le habría correspondido sin dicha
asignación, a prorrata de lo que su infracción les aprovechare.

4. - Condonación del dolo futuro, el Art.1465 señala que la condonación del dolo futuro no vale.

5. - hay objeto ilícito en las deudas contraídas en los juegos de azar.

6. - Venta de libros prohibidos u objetos inmorales adolece de objeto ilícito.

7. - Enajenación de las cosas que están fuera del comercio, Art. 1464 Nº 1 Hay objeto ilícito en la
enajenación: 1.- de las cosas que no están en el comercio.

8. - Hay objeto ilícito en la enajenación de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a
otra persona.

9. - Hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que
el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello.

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10. - Hay objeto ilícito en la enajenación de especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del
juez que conoce en el litigio. Con respecto a este caso cabe señalar que el art. 292 nº 2 del CPC.
estableció que para que los objetos que son materia del juicio se consideren comprendidos en el
número 4 del art.1464 del C.Civil, será necesario que el tribunal decrete prohibición respecto de
ellos.

La sanción del objeto ilícito es la NULIDAD ABSOLUTA. También se sanciona la "falta de


objeto" con la nulidad absoluta, esto es cuando el objeto no es real, es indeterminado o físicamente
imposible.

19.- LA CAUSA.
a) C0NCEPTO Y REQUISITOS.
b) ILICITUD DE LA CAUSA.
c) TEORIAS CAUSALISTAS.

a).- Concepto: Art. 1445 Nº 4 " Para que una persona se obligue a otra por una acto o declaración
de voluntad es necesario...que tenga una causa lícita.
Art.1467 No puede haber obligación sin una causa real y lícita.

Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato.


Ahora bien es necesario destacar que nuestro código se refiere a la causa del contrato o con
mayor amplitud a la causa del acto jurídico.

Es necesario distinguir entre causa eficiente, causa final y causa ocasional.

CAUSA EFICIENTE : Por causa eficiente se entiende el antecedente o elemento generador, así en
las obligaciones la causa estaría constituida por la fuente de ellas. (contrato, cuasicontrato, delito,
cuasidelito, ley.). Art.1437.

CAUSA FINAL : Es el fin directo e inmediato que la parte se propone alcanzar en virtud del acto es
una finalidad típica y constante del acto, independiente de los móviles individuales, siempre idéntica
en los actos y contratos de la misma especie.

CAUSA OCASIONAL : Son los motivos individuales que han llevado a realizar el acto.

De acuerdo a la teoría clásica la causa es la causa final.

La causa es el motivo claramente manifestado del acto o contrato.

REQUISIT0S DE LA CAUSA: Real y Lícita.


De acuerdo al art. 1467 la causa debe ser REAL y LICITA.
CAUSA REAL: Se entiende por causa real aquella que efectivamente existe. No es necesario
expresar la causa, se presume, y aquel que niegue la existencia de la causa tendrá que probar su
inexistencia.

CAUSA ILICITA: El art. 1467 inc. 2º expresa que causa ilícita es la prohibida por la ley, o contraria a
las costumbres o al orden público.

Para que proceda la nulidad del acto o contrato no es necesario que la causa ilícita
provenga de ambas partes, pero de acuerdo al art.1683 no podrá pedir la nulidad aquél que supo o
debió saber el vicio que lo invalidaba.

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Es importante detenerse a estudiar que sucede cuando las partes señalan en un acto una
causa que no es la verdadera, es decir es una causa SIMULADA.

Cuando fuera de la causa simulada no hay causa real el acto será nulo por falta del requisito
de la causa, pero si existe una causa real el contrato no es nulo por la simulación; cuando la causa
real es lícita no hay problema, pero cuando la verdadera causa es ilícita el acto es nulo.

Actos abstractos : Al admitir la teoría de la causa se está significando que para obligarse no basta
solo la voluntad, sino que además, esta debe ser causada; Ahora bien, el problema se presenta
cuando estamos en presencia de actos que son de los denominados incausados, como la
obligación del fiador en la fianza o en los títulos de crédito como letras, en el caso de la fianza lo que
sucede es que la causa del fiador es la mera liberalidad, en las letras cuando por ejemplo se acepta
para pagar una obligación tiene su causa en dicha obligación, lo que sucede es que cuando estos
documentos pasan a poder de terceros no pueden ser objetados ni por falta ni por vicio de la causa,
es decir, no son abstractos en sí, sino que pasan a considerarse como tales en manos de un tercero
para quien la existencia o vicio de la causa es irrelevante.

Sanción de la causa: Art.1682 La falta de causa lícita trae la NULIDAD ABSOLUTA.

Excepción al efecto de la declaración de nulidad de retrotraer las cosas al estado anterior: " No
podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas". Art.1468

c).- En doctrina ha existido gran discusión respecto a la causa, algunos autores denominados
Anticausalistas, sostienen que para la existencia de un acto bastan el consentimiento y el objeto, y
que la causa es un elemento falso, inútil y artificial. (Planiol, Giorgi). La mayoría de los autores
reconoce la existencia de una causa como requisito de la obligación o del contrato, esto porque es
un principio de lógica. común a todas las disciplinas, así cuando se realiza un acto jurídico tiene una
causa no es el resultado del azar, cuando la voluntad se moviliza a hacer algo lo hace también
impulsada por algo, esto es la causa.

Entre nosotros no cabe discutir respecto a que la causa es un elemento del acto jurídico en
virtud de lo que establece el Art.1467.

20.- SOLEMNIDADES Y FORMALIDADES.


a) CONCEPTOS.
b) CLASIFICACION.
c) EFECTOS E IMPORTANCIA.

a) Concepto: Se refieren a los requisitos externos de que puede estar rodeado un acto jurídico.

Formalidad es el género y solemnidad la especie.


En derecho antiguo la formalidad era la regla general, hoy es la excepción. La ventaja de las
solemnidades es que permite darle mayor publicidad al acto.

b) Clasificación : * Solemnidades propiamente tales


* Formalidades habilitantes
* Formalidades exigidas por vía de prueba
* Formalidades exigidas como medio de publicidad.
* Otras formalidades sin sanción.

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1.- Solemnidades propiamente tales; se exigen para el valor de ciertos actos y contratos, su
omisión acarrea NULIDAD ABSOLUTA.

2.- Formalidades habilitantes; requisitos establecidos como protección de los incapaces, su


omisión acarrea NULIDAD RELATIVA.

3.- Formalidades exigidas por vía de prueba; Ej. es el art.1709 que establece que todo acto o
contrato que establezca la entrega o promesa de una cosa de valor superior a dos unidades
tributarias debe constar por escrito, no se admitirá prueba de testigos respecto de una obligación
que debió constar por escrito. La sanción a la omisión es que NO PUEDE PROBARSE POR
TESTIGOS SI DEBIA CONSTAR POR ESCRITO.
4.- Formalidades exigidas como medio de publicidad; la sanción será la INOPONIBILIDAD DEL
ACTO FRENTE A TERCEROS. Ej. en la inscripción del embargo sobre bienes inmuebles en el
C.B.R., sin ella no produce efecto frente a terceros.

5.- Formalidades sin sanción; en el caso del art. 1016 en relación al 1026 que establece que si se
omitiere alguna de las formalidades exigidas (nombre del testador, domicilio, nombre de su
cónyuge, hijos, nombre testigos, nombre escribano etc.) no será nulo por eso el testamento si no
hubiere duda acerca de la identidad personal del testador, escribano o testigo.

SOLEMNIDADES
Son una especie de formalidad y constituyen un requisito de determinados actos jurídicos,
que se denominan actos solemnes.

Acto solemne es aquel en el que la manifestación de la voluntad debe sujetarse a ciertas


formas externas para que produzca efectos civiles.

Solemnidad de acuerdo al art.1682 es aquella formalidad que las leyes prescriben para el
valor de ciertos actos o contratos en atención a la naturaleza de ellos. Varían según el acto de que
se trate.

1.- INSTRUMENTO PUBLICO O AUTENTICO : Art.1699 Es el autorizado con las solemnidades


legales por el competente funcionario.
Otorgado, ante escribano e incorporado en un protocolo o registro, se llama escritura
pública.

El instrumento público no constituye solo una formalidad sino una prueba fehaciente de la
celebración del acto de que da testimonio y de las condiciones de dicho acto.

Art.1701 La falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos y
contratos en que la ley requiere esa solemnidad.

Actos que deben otorgarse por instrumento público: constitución de fideicomiso,


otorgamiento de usufructo de bienes raíces, hipoteca, venta bienes raíces, etc.

Se discute si la falta acarrea la inexistencia o la nulidad absoluta.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

2.- INSTRUMENTO PRIVADO O ESCRITURA PRIVADA: Puede ser exigido por la ley como
solemnidad o como prueba.

Si se exige por vía de solemnidad su falta acarrea la nulidad absoluta del acto.

Actos en que se exige el Inst. Privado como solemnidad :


Testamento solemne, contrato de promesa, el seguro.

3.- PRESENCIA DE UN FUNCIONARIO DETERMINADO Y/O TESTIGOS:


Ejemplos:
* Testamento abierto : Puede otorgarse ante cinco testigos o un notario y tres testigos.
* Testamento cerrado : Debe otorgarse ante un notario y tres testigos.
Matrimonio : Debe celebrarse ante el oficial del registro civil y dos testigos.

4.- INSCRIPCIONES EN REGISTROS ESPECIALES:


Ejemplo : Conservador de Bienes Raíces, Registro Civil.

Generalmente se exigen como medio de publicidad y como prueba preconstituída, pueden ser
como solemnidad como en el caso de la subinscripción al margen de la separación de bienes
pactada durante el matrimonio.

5.- OTRAS SOLEMNIDADES:


Se señalan ciertos plazos en cuanto deben ser respetados para la validez del acto, como el
que establece sesenta días para inscribir el extracto de la sociedad colectiva.

La sanción a la omisión de las solemnidades es la nulidad absoluta del acto (Art.1682), pero
existen aquellos que señalan que sería la inexistencia del acto.

FORMALIDADES HABILITANTES:
Art.1682 Establece que la omisión de las formalidades habilitantes produce la nulidad
relativa del acto, esto es puede el acto tener valor cuando se ratifica por el representante legal del
relativamente incapaz.

Caso de los Menores Adultos:


Estos requieren autorización de su padre o madre que ejerza la patria potestad o su
guardador para ejecutar todos los actos que no pueden realizar válidamente por sí solos.
Cuando el menor realiza un acto sin la autorización que corresponde, puede suceder:
1. Que el acto sea nulo relativamente;
2. Que el acto no sea nulo y obligue al menor solo en su peculio profesional o industrial, Art. 253 ;
3. Puede suceder que el menor no sólo requiera la autorización del padre, madre o guardador sino
que también de la justicia, ejemplo de esto lo encontramos en el Art. 255 que dispone que no se
podrán enajenar ni hipotecar en caso alguno los bienes raíces del hijo, aun pertenecientes a su
peculio profesional, sin autorización del juez con conocimiento de causa.

Caso de los disipadores:


Al igual que el menor adulto puede ser autorizado a actuar personalmente por su curador .

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Casos especiales de autorización para actuar :


El caso de los curadores de bienes que para ciertos actos necesitan la autorización del juez.

El caso del mandatario que para comprar los bienes que el mandante le ha ordenado
vender, ni vender de lo suyo lo que se le ha ordenado comprar necesita la aprobación expresa del
mandante.

OMISION DE LAS FORMALIDADES HABILITANTES: Produce la NULIDAD RELATIVA.

21.- LA CAPACIDAD.
a) CONCEPTO.
b) CLASIFICACION.
c) EFECTOS E IMPORTANCIA.

a) CONCEPTO : La capacidad es la aptitud, el poder hacer algo.


Es un requisito de validez de los actos jurídicos.
El Art.1445 establece que para que una persona se obligue para con otra es necesario que
sea legalmente capaz, esto es lo que se denomina "aptitud legal" o sea esta capacidad o poder
para actuar en la vida jurídica, que consiste en poder adquirir derechos o ejercerlos y contraer
obligaciones.

b) CLASIFICACION : Cuando la Capacidad consiste en la aptitud de adquirir derechos se denomina


CAPACIDAD DE GOCE; la aptitud de ejercer derechos y contraer obligaciones se llama
CAPACIDAD DE EJERCICIO.

Capacidad de Goce : Es la aptitud de adquirir derechos, se denomina también CAPACIDAD


ADQUISITIVA.

Es inherente a toda persona, es un atributo de la personalidad, toda persona puede ser


titular de derechos, incluso las personas jurídicas, de ahí que el art. 963 establezca que son
incapaces de toda herencia o legado las cofradías, gremios o establecimientos cualesquiera que no
sean personas jurídicas.

Capacidad de Ejercicio: Es la aptitud legal de una persona para ejercer derechos y contraer
obligaciones. Art.1445 : La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí
misma, y sin el ministerio o autorización de otra.

La capacidad de ejercicio es la norma general, y la excepción la ley declara a ciertas


personas incapaces.

La incapacidad puede ser:


* Incapacidad General, referida a todo acto o contrato (art.1447 in. 1,2,3), puede ser absoluta o
relativa.
* Incapacidad especial, referida solo a ciertos actos determinados que la ley
ha señalado y consiste en la prohibición que pesa sobre algunas personas para celebrar
determinados actos, es mas bien una prohibición legal (art.1447 In. final). Ej. el caso del tutor o
curador que no puede comprar o tomar en arriendo los bienes del pupilo.(412).

INCAPACIDAD ABSOLUTA :
Art.1447 Son absolutamente incapaces:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

1.- LOS DEMENTES,


2.- LOS IMPUBERES y,
3.- LOS SORDOMUDOS QUE NO PUEDEN DARSE A ENTENDER POR ESCRITO.

Sus actos no producen ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución. Sus actos
adolecen de NULIDAD ABSOLUTA, no pueden ser ratificados ni novados, ya que para la novación
es necesario que la obligación sea válida a lo menos naturalmente.

Los dementes o locos: Es la persona que está con sus facultades mentales perturbadas.

Son absolutamente incapaces de celebrar actos y contratos y de cometer delitos o


cuasidelitos civiles, no pueden adquirir por sí mismos la posesión.

El demente puede o no estar declarado en interdicción. La Interdicción es la resolución


judicial que reconoce el estado de demencia de una persona y la priva de la administración de sus
bienes, con o sin interdicción el demente es ABSOLUTAMENTE INCAPAZ, la diferencia es que el
interdicto constituye una prueba de la demencia que no admite prueba en contrario.

Cuando se pretende anular un acto de un demente no declarado interdicto hay que probar la
demencia y que no ha obrado en un intervalo lúcido.

El demente puede rehabilitarse y recobrar la administración de sus bienes si pareciere que


ha recobrado permanentemente la razón.

Los Impúberes: Puede definirse la pubertad como la aptitud para procrear.

Art. 26 : Llámase infante o niño todo el que no ha cumplido siete años, impúber; el varón que
no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser
impúber; mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años, y menor de
edad o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.

Es impúber el varón menor de 14 y la mujer menor de 12 años. La diferencia con los infantes
es que ellos no pueden adquirir ni siquiera la posesión de los bienes muebles y no son capaces de
delito o cuasidelito.

Los Sordomudos que no pueden darse a entender por escrito : Son absolutamente
incapaces, cesa cuando puede darse a entender y ser entendido por escrito.

Los actos de los absolutamente incapaces adolecen de nulidad absoluta.

INCAPACIDAD RELATIVA:
Art.1447 inc.3 :"Son también incapaces los :
1. MENORES ADULTOS,
2. LOS DISIPADORES QUE SE HALLEN BAJO INTERDICCION DE ADMINISTRAR LO SUYO.

A diferencia de los absolutamente incapaces su incapacidad está establecida para proteger


sus propios intereses, además pueden actuar personalmente con autorización de su representante
legal, en ese caso el acto es perfectamente válido, es decir cumpliendo con las formalidades
habilitantes se puede actuar en la vida jurídica. De lo contrario el acto adolece de nulidad relativa.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Los actos inválidos de los menores adultos pueden producir una obligación natural (art.1470
Nº1), de ahí que los actos de los relativamente incapaces puedan novarse, caucionarse y ratificarse.

MENORES ADULTOS: Son el varón mayor de catorce y menor de 18, y la mujer mayor de 12 y
menor de 18 años.
En general su incapacidad no alcanza a los actos de familia como el matrimonio, pero si deben
hacerlo autorizados, pero la falta de este requisito de autorización no se sanciona con la nulidad del
acto, también pueden otorgar testamento sin autorización paterna.

Los menores adultos se consideran capaces para administrar su peculio profesional o


industrial, también para adquirir libremente la posesión de las cosas muebles.

DISIPADORES: De acuerdo al art.445 la disipación consiste en realizar hechos que demuestran


una total falta de prudencia, como el juego habitual, los gastos ruinosos, las donaciones cuantiosas
e injustificadas, etc.

Para que sean relativamente incapaces es necesario que hallan sido declarados en
interdicción judicialmente, así no es necesario probar la interdicción al que alega el hecho.

Los interdictos pueden rehabilitarse por decreto judicial.

Los actos de los relativamente incapaces realizados sin las formalidades habilitantes
(autorizaciones) adolecen de nulidad relativa.

22.- EFECTOS DEL ACTO JURIDICO


a) ENTRE LAS PARTES
b) RESPECTO DE TERCEROS
c) LA REPRESENTACION
d) LA ESTIPULACION A FAVOR DE UN TERCERO
e) LA PROMESA POR OTRO
f) LA SIMULACION

En general todo acto jurídico tiene como objeto crear, modificar o extinguir un derecho. Es
decir el efecto de un acto jurídico es la relación que crea, desde este punto de vista cada categoría
de actos crea distintos efectos, así la compraventa tendrá tales o cuales efectos. Pero corresponde
ver a quienes afectan los actos jurídicos.

Efectos de los actos jurídicos en cuanto a las personas :


Hay que distinguir entre las partes y los terceros.

Partes: Son las personas que, personalmente o representadas, concurren a la formación del acto.
( concurren con su voluntad a la formación del acto).

Terceros: Todos los que no concurren con su voluntad al acto.


Pueden ser :
Terceros Absolutos : Son los que son y seguirán siendo extraños al acto.
Terceros Relativos o Interesados : Son los que pueden ser afectados por el acto por
disposición de la ley o porque se convierten en causahabientes (causante es el que trasmite un
derecho y causahabiente es el que lo recibe) de una de las partes, sea por cesión o sucesión.
También pueden ser los acreedores del autor.

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a) Efectos respecto de las partes; Hay que distinguir si se trata de actos jurídicos unilaterales o
bilaterales.

* Actos jurídicos unilaterales, solo respecto del autor se producen los efectos, sin embargo, puede
suceder que se produzcan efectos respecto de terceros, ej. el caso del testamento o del
reconocimiento de un hijo, puede crear para él hijo los derechos inherentes a esa calidad, pero si el
hijo no lo quiere puede repudiar el reconocimiento, es decir para que un acto jurídico unilateral
produzca efectos sobre un tercero éste debe consentir en ello, lo mismo en el caso del testamento,
la asignación puede repudiarse.

* Actos jurídicos bilaterales (contratos); El art.1545 establece que todo contrato legalmente
celebrado es una ley para las partes y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por
causas legales.
Un contrato sólo obliga a los que han intervenido en él, es decir los que lo hicieron personalmente o
representados. Un tercero para obligarse por un contrato ajeno debe aceptar o consentir en ello, así
la venta de cosa ajena vale, pero para que el dueño sea afectado se requiere su ratificación.

* Estipulación por otro o a favor de un tercero: Art. 1449: "Cualquiera puede estipular a favor de una
tercera persona, aunque no tenga derecho para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá
demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el
contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Constituyen aceptación tácita los
actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato.

* Promesa del hecho ajeno o promesa por otro: Art.1450: "Siempre que uno de los contratantes se
compromete a que por una tercera persona, de quién no es legítimo representante, ha de darse,
hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en
virtud de su ratificación; y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el
que hizo la promesa".

* La representación: Art.1448: “Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por
ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si
hubiese contratado él mismo.

* La simulación: Consiste en la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida


conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir, con fines de engaño, la apariencia de
un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo.
La simulación puede ser absoluta o relativa, en el caso de la simulación absoluta en realidad
el acto es completamente ficticio, las partes buscan la ilusión externa paro no el acto.

En la simulación relativa existe un acto real, pero el acto ostensible oculta su verdadera
naturaleza. La sanción es que un acto simulado no produce efectos respecto de terceros, es
inoponible a los terceros.

23.- INEFICACIA DE LOS ACTOS JURIDICOS:


CONCEPTOS

La ley sanciona la inobservancia u omisión de los requisitos y formalidades necesarias para


que el acto produzca efectos jurídicos.

En teoría las sanciones son :

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

* Inexistencia
* Nulidad
* Inoponibilidad
* Limitación de los medios de prueba

En nuestro derecho no existe la inexistencia.

La ineficacia: de un acto se refiere a que el acto no produce efectos jurídicos por la falta de
requisitos o formalidades exigidas.

Inexistencia: Se produciría cuando en la celebración de un acto han faltado los requisitos de


existencia. (voluntad, objeto, causa y solemnidades).

Nulidad: Es una sanción civil que consiste en el desconocimiento de los efectos jurídicos de un acto
por la omisión en él de los requisitos y formalidades prescritos por la ley.

Inoponibilidad: Es una sanción civil, es la ineficacia respecto de terceros de un derecho nacido a


consecuencia de la celebración o nulidad de un acto jurídico.

Limitación de los medios de prueba: Es una sanción civil para aquellos casos en que se han
omitido las formalidades establecidas por vía de prueba que consiste en la limitación de los medios
de prueba a través de los cuales puede acreditarse un acto.
24.- NULIDAD ABSOLUTA
a) CONCEPTO
b) CAUSALES
c) TITULARES DE LA ACCION
d) SANEAMIENTO

a) Concepto: En una sanción civil establecida por el legislador y que consiste en el desconocimiento
de los efectos jurídicos de un acto por la omisión en él de los requisitos y formalidades prescritos
por la ley.

Art.1681 : Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley
prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las
partes.

La nulidad puede ser absoluta o relativa.

b) Causales: Art.1682 La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por
la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o
contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que
los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente


incapaces. Es decir :
 falta de consentimiento
 error esencial
 falta de objeto o objeto ilícito
 falta de causa o causa ilícita
 incapacidad absoluta, estos no tienen voluntad
 omisión de requisitos o formalidades exigidos en atención a la naturaleza del acto o contrato.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

c) Titulares de la acción: Art.1683


1. EL JUEZ que puede y debe declararla, aún sin petición de parte, cuando aparece de manifiesto
en el acto o contrato.
2. El MINISTERIO PUBLICO en el interés de la moral o de la ley.
3. TODO EL QUE TENGA INTERES EN ELLO, salvo el que ha ejecutado el acto sabiendo o
debiendo saber el vicio que lo invalidaba.

d) Saneamiento: Art.1683 in final, "no puede sanearse por la ratificación de las partes ni por un
lapso de tiempo que no pase de diez años"

Es decir la acción de nulidad absoluta prescribe en diez años, es una prescripción extintiva.

25.- NULIDAD RELATIVA


a) CONCEPTO
b) CAUSALES
c) TITULARES DE LA ACCION
d) SANEAMIENTO

a) Concepto: En una sanción civil establecida por el legislador y que consiste en el desconocimiento
de los efectos jurídicos de un acto por la omisión en él de los requisitos y formalidades prescritos
por la ley.

Art.1681 : Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley
prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las
partes.

b) Causales de nulidad relativa:


1.- Vicios de la voluntad, error substancial, fuerza y dolo.
2.- La lesión en los casos establecidos por la ley.
3.- La omisión de las formalidades habilitantes.
4.- Los actos de los relativamente incapaces adolecen de nulidad relativa.

c) Titulares de la acción: Art.1684


La nulidad relativa no puede ser declarada por el juez sino a pedimento de parte; ni puede
pedirse su declaración por el ministerio público en el sólo interés de la ley; ni puede alegarse sino
por aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes o por sus herederos o cesionarios; y
puede sanearse por el lapso de tiempo (4 años) o por la ratificación de las partes.

1.- Aquellos en cuyo beneficio la han establecido las leyes.


2.- Los herederos de estas personas,
3.- Los cesionarios de estas personas.

Pero el Art.1.685 establece que si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o
contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar nulidad. Sin embargo, la aserción de
mayor edad, o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad, no inhabilitará al incapaz
para obtener el pronunciamiento de nulidad.

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d) Saneamiento: El art.1684 establece que la nulidad relativa puede sanearse por el lapso de
tiempo o por la ratificación de las partes.
Saneamiento : Plazo de 4 años, si fue error o dolo desde el día del acto o contrato, si fue
fuerza desde que esta haya cesado, si fue por incapacidad desde que haya cesado la incapacidad.
Ratificación o confirmación : Es la renuncia que hace la persona que puede pedir la nulidad de su
acción, puede ser expresa o tácita.

Es expresa cuando lo hace en términos formales y explícitos, es tácita cuando consiste en la


ejecución voluntaria de las obligaciones contraídas o la ejecución de cualquier otro hecho que
denote la intención de cumplir el contrato.

26.- EFECTOS DE LA NULIDAD


a) RESPECTO DE LAS PARTES
b) RESPECTO DE TERCEROS

La nulidad debe ser declarada judicialmente, una vez declarada no existen diferencias entre
los efectos de una y otra nulidad.

La declaración de nulidad solo afecta a las partes del juicio donde se discutió la validez del
acto, pero una vez declarada la parte a quién aprovecha la declaración de nulidad puede hacer
valer ciertos derechos y acciones frente a terceros.

a) Respecto de las partes: Art.1687 in 2 "En las restituciones mutuas que hayan de hacerse los
contratantes en virtud de este pronunciamiento, será cada cual responsable de la pérdida de las
especies o su deterioro, de los intereses y frutos, y del abono de las mejoras necesarias, útiles o
voluptuarias, tomándose en consideración los casos fortuitos y la posesión de buena o mala fe de
las partes; todo ello según las reglas generales y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
siguiente".

Es decir por la declaración de nulidad debe retrotraerse el acto a la situación anterior, los
efectos y consecuencias jurídicas del acto nulo desaparecen.

El principio fundamental es que el acto nulo no debe hacer más ricos a quiénes fueron parte
en él, así si el acto no se ha cumplido la nulidad extingue sus efectos, si se ha cumplido debe
procederse a la restitución de acuerdo a las normas generales de las prestaciones mutuas.

Excepciones :
* Art. 1468 No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a
sabiendas.

* Art.1688 Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz sin los requisitos que la
ley exige, el que contrato con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo que gastó o pagó en
virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz.

* Art.1470 Nº1 y 3 : en caso de las obligaciones naturales el acreedor puede retener lo


pagado. El poseedor de buena fe no está obligado a entregar los frutos que ha percibido mientras
estuvo de buena fe.

b) Respecto de terceros : Art.1689 " La nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria


contra terceros poseedores; sin perjuicio de las excepciones legales".

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Excepciones :
* En la rescisión por lesión enorme, no caducarán las hipotecas y gravámenes constituidos
sobre la cosa, art.1895.

* La acción de indignidad no pasa contra terceros poseedores de buena fe.

* En el caso de rescindir el decreto que otorgo la posesión definitiva de los bienes del
desaparecido, los bienes se recobraran en el estado en que se encuentren, pero subsisten las
enajenaciones, hipotecas y los derechos reales constituidos sobre los bienes.

* En el caso de las donaciones entre vivos, no hay acción contra terceros poseedores.

* Cuando el tercero adquirió por prescripción.

27.- TEORIA DE LA INEXISTENCIA JURIDICA


Nace con Zachariae (Alemán) a propósito del matrimonio en el que no se aceptaban mas
nulidades que las expresamente establecidas, y la falta de diferencia de sexos entre los
contrayentes no estaba sancionada, ante ello dijo que el matrimonio era inexistente. Más tarde la
noción se hizo extensiva a los actos patrimoniales.

En teoría la inexistencia deriva de la falta de un requisito de existencia del acto (voluntad,


objeto, causa y solemnidades), la inexistencia significa que el acto nunca produce efectos, es decir
la inexistencia no necesita ser declarada, no puede sanearse por el lapso del tiempo, no puede
ratificarse, puede pedirla cualquiera y la constatación aprovecha a cualquiera.

La diferencia fundamental con la nulidad es que la inexistencia no está reglamentada en el


código.

En Chile esta tesis es compartida por Luis Claro Solar y Enrique Rossel, quienes se basan
en cierta redacción del código como por ejemplo : Art.1814 "no produce efecto alguno", Art. 2055
"no hay sociedad", Art. 1701 "se miraran como no ejecutados o celebrados".

28.- LA INOPONIBILIDAD
a) CONCEPTO
b) CLASIFICACION
c) EFECTOS

a) Concepto: Es la ineficacia respecto de terceros de un derecho nacido a consecuencia de la


celebración o nulidad de un acto jurídico."

Es una sanción civil que consiste en la imposibilidad de hacer valer un acto válido o las
consecuencias o efectos de su nulidad frente a terceros.

ejemplos : En la venta de cosa ajena, el acto es válido pero sin perjuicio de los derechos del dueño,
en el caso de la promesa de hecho ajeno, el acto es inoponible al tercero, quién solo
voluntariamente podrá cumplirlo.

b) Clasificación: La inoponibilidad puede clasificarse de acuerdo a sus causales;

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Puede provenir por causales de forma como la publicidad, o de fondo como en el caso de la
existencia de fraude.
También por la nulidad de un acto.

c) Efectos: La inoponibilidad puede oponerse como acción o como excepción, los efectos de la
inoponibilidad son que el acto no puede perjudicar a los terceros, pero sí aprovecharles.

29.- TEORIA DE LA PRUEBA


a) OBJETO DE LA PRUEBA
b) CARGA DE LA PRUEBA
c) MEDIOS DE PRUEBA

Significado de "Prueba" :
1.- "el demandante tiene el peso de la prueba", en este caso significa que es el quién debe producir
los elementos de convicción.
2.-" se tienen pruebas de lo afirmado ", se refiere a los medios de prueba mismos.
3.-" se rindió una buena prueba ", se refiere a la rendición o resultado de la prueba.

Definición: La prueba es la verificación por los medios legales de la afirmación de un hecho


que sirve de fundamento a un derecho.

Es importante determinar :
* Qué debe probarse, (Objeto)
* A quién corresponde probar, (carga)
* Como debe probarse, es decir los medios de prueba,
* Oportunidad de la prueba, y
* Forma de rendir la prueba.

a) Objeto de la prueba : Los hechos, ya que de acuerdo con la presunción del Art.8 la ley se
presume conocida por todos, salvo cuando la norma de derecho emana de la costumbre y cuando
está contenida en una ley extranjera

b) Carga o peso de la Prueba : (onus probandi),


Art.1698: " Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta.
Las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, presunciones,
confesión de parte, juramento deferido, e inspección personal del juez ".

c) Medios de prueba : Son aquellos que las partes pueden emplear, de acuerdo a la ley, para
producir el convencimiento del juez.
Están taxativamente establecidos en el inc.2 del art. 1698 "Las pruebas consisten en instrumentos
públicos o privados, testigos, presunciones, confesión de parte, juramento deferido, e inspección
personal del juez".

El art.341 del CPC dispone que los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio
son: Instrumentos, testigos, confesión de parte, inspección personal del tribunal, informe de peritos y
presunciones. El juramento deferido se suprimió con la ley 7.760.-

30.- INSTRUMENTOS PUBLICOS


a) CONCEPTO

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b) VALOR PROBATORIO
c) IMPUGNACION
d) ESCRITURAS PUBLICAS

a) Concepto: Instrumento es en general Todo escrito o medio en que se consigna un hecho.

Art.1699 :" Instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por
el competente funcionario.

Otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público se llama escritura


pública."

b) Valor Probatorio: Art.1700 Inc. 1º " El instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de
haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones, que en él hayan
hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe sino contra los declarantes:"

Entre las partes : El instrumento público hace plena fe en cuanto a haberse otorgado y la
fecha, ahora bien, en cuanto a la verdad de las declaraciones entre las partes hace plena prueba de
haberse declarado y de la sinceridad de las mismas, pero podrán las partes demostrar que no
fueron sinceras con otra plena prueba, respecto de terceros hace plena prueba respecto de su
otorgamiento, fecha, haberse declarado y presumen la sinceridad de las declaraciones, pero
pueden los terceros impugnar la verdad de las declaraciones. Se presumirán verdaderas mientras
no se pruebe lo contrario.

Los instrumentos públicos otorgados en país extranjero también tienen valor. La forma de los
instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados.(17 C.Civil 345
y 347 CPC y 420 COT).

c) Impugnación: El instrumento público puede ser impugnado por:


1.- Nulidad del instrumento.
2.- Falta de autenticidad.
3.- Falsedad de las declaraciones de las partes contenidas en él.

Impugnación por nulidad del instrumento: El instrumento es nulo cuando le falta alguno de los
requisitos exigidos por la ley para que tenga tal carácter, es decir cuando no ha sido autorizado por
funcionario competente o no se han cumplido en su otorgamiento las formalidades legales. Un
instrumento público nulo puede valer como privado cuando estuviere firmado por las partes.

Impugnación por falta de autenticidad: Consiste en probar que el instrumento no ha sido realmente
otorgado y autorizado por las personas y de la manera en que en el instrumento se expresa. Es
decir demostrar que los hechos que atestigua o certifica el funcionario que autoriza son falsos, o sea
el funcionario ha faltado a la fe pública.

Impugnación por falsedad de las declaraciones: Se refiere a las declaraciones de las partes, no al
hecho de haberse efectuado sino al hecho de ser estas falsas.

d) ESCRITURAS PUBLICAS: Art.1699 " Instrumento público o autentico es el autorizado con las
solemnidades legales por el competente funcionario.
Otorgado ante escribano e incorporado en un protocolo o registro público, se llama
escritura pública.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art.403 COT.: " Escritura pública es el instrumento público o auténtico otorgado con las
solemnidades que fija esta ley, por el competente notario, e incorporado en su protocolo o registro
público ".
Requisitos de la escritura pública :
a.-ser otorgada ante un notario.
b.-que el notario sea competente.
c.-que en su otorgamiento se cumplan determinadas formalidades.
d.-que se incorpore en el protocolo del notario.

31.- INSTRUMENTOS PRIVADOS


a) CONCEPTO
b) VALOR PROBATORIO
c) CONVERSION DEL ACTO JURIDICO
d) CONTRAESCRITURAS

a) Concepto: Es el simple escrito otorgado por las partes,

b) Valor Probatorio: Carece de valor probatorio en sí mismo. Puede llegar a tenerlo cuando ha sido
reconocido o mandado tener por reconocido.

Reconocimiento: Puede ser expreso o tácito. El expreso puede ser judicial o extrajudicial.

Cuando se manda tener por reconocido, en este caso es una sentencia interlocutoria que se
pronuncia sobre la autenticidad del instrumento.

Una vez reconocido o mandado tener por reconocido tiene el valor de escritura pública
respecto de las partes,

Entre las partes hace plena fe :


1.- En cuanto al hecho de haberse otorgado
2.- En cuanto a su fecha (la del otorgamiento)
3.- En cuanto a la verdad de las declaraciones que en él se consignan.

Respecto de terceros: No tendrá jamás valor probatorio, si adquiere fecha cierta desde :
1. El fallecimiento de una de las partes que lo han firmado,
2. El día en que ha sido copiado en un registro público,
3. Desde que ha sido presentado en juicio.
4. Desde que se ha tomado razón de él
5. Desde que ha sido inventariado en calidad de tal por funcionario competente,
6. Desde su anotación en el repertorio, si se protocoliza.
c) Conversión: Se refiere a que cuando un instrumento público es nulo podrá hacerse valer como
instrumento privado y tendrá el valor probatorio de ellos cuando ha sido reconocido o mandado
tener por reconocido. (Art.1701)

d) Contraescrituras: Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en
escritura pública, no producirán efectos contra terceros.
Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su
contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del
traslado en cuya virtud ha obrado el tercero.

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32.- TESTIGOS
a) CONCEPTO
b) ADMISIBILIDAD

a) Concepto: Son testigos todos los que sin ser partes en el proceso declaran sobre hechos de que
tienen conocimiento.

b) Admisibilidad de la prueba de testigos: No se admitirá prueba de testigos respecto de una


obligación que haya debido consignarse por escrito.(deberán constar por escrito los actos y
contratos que contengan la entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 UTM). Esta
limitación se refiere solo a las obligaciones y no a los hechos o derechos reales, además aquellas
obligaciones que emanen de un cuasidelito pueden probarse por testigos, la inadmisibilidad sólo se
refiere a actos y contratos.

Podrá probarse por testigos, aún cuando se trate de actos o contratos que contengan la
entrega o promesa de una cosa que valga más de 2 UTM, cuando exista un principio de prueba por
escrito, es decir, un acto escrito del demandado o de su representante, que haga verosímil el hecho
litigioso, también cuando haya sido imposible obtener una prueba escrita, sea por imposibilidad
moral o física.

Valor probatorio: La prueba testimonial podrá servir como plena prueba o como simple base de
presunción judicial.(383,384 CPC).

33.- PRESUNCIONES
a) CONCEPTO
b) CLASIFICACION
c) ADMISIBILIDAD

a) Concepto: Se dice presumir un hecho cuando se deduce de ciertos antecedentes o


circunstancias conocidas.

b) Clasificación: Las presunciones pueden ser legales o judiciales.


Legales: Son aquellas que la ley deduce o infiere de ciertas circunstancias conocidas un
hecho nuevo o desconocido. Hay dos clases de presunciones legales, la propiamente tales y las de
derecho. Las presunciones legales tienen pleno valor probatorio pero admiten prueba en contrario,
las de derecho no admiten prueba en contrario.

Judiciales: Las presunciones judiciales son aquellas en que el juez, de ciertos antecedentes
o circunstancias conocidas, infiere o deduce un hecho desconocido en el proceso.

c) Admisibilidad: Las presunciones deben ser graves, precisas y concordantes.


Graves: Que el hecho conocido, del cual se infiere el hecho desconocido, haga llegar a éste
último sin esfuerzo, en forma casi obligada (no rebuscado).

Precisas: Significa que las presunciones no sean vagas, difusas o susceptibles de aplicarse
a diversas circunstancias.

Concordantes: Significa que debe haber armonía entre las diversas presunciones, que no
exista contradicción ente ellas, que no se destruyan unas a otras.

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De acuerdo al C.C. para que las presunciones hagan plena fe es necesario que haya varias,
pero de acuerdo al CPC (art.426) una sola presunción puede constituir plena prueba cuando a juicio
del tribunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento.

34.- TEORIA DE LOS BIENES: CONCEPTO Y CONTENIDO

La teoría de los bienes es el conjunto de normas que regulan los bienes en su concepto y
contenido.

En cualquier relación jurídica es necesario que exista un objeto que recibe la acción de los
sujetos. Es un elemento de la relación jurídica.

Concepto:
Cosa: Todo aquellos que no es persona, todo lo que puede ser percibido por nuestros
sentidos.
Bien: Todo aquello que pudiendo dar una utilidad sea susceptible de apropiación privada.

Contenido de la teoría de LOS BIENES :


Contiene las normas que se refieren a los bienes, su clasificación, dominio, posesión, uso y
goce, acciones a que da derecho.

35.- DEL PATRIMONIO


a) CONCEPTO
b) NATURALEZA JURIDICA
c) CARACTERISTICAS

Concepto: Es el conjunto de derechos y obligaciones de una persona susceptibles de estimación o


apreciación pecuniaria.

Naturaleza jurídica: Es una universalidad jurídica, no está compuesto por cosas u obligaciones, sino
por la totalidad de los bienes y obligaciones de que la persona es sujeto o titular. Por ser una
universalidad jurídica tiene su origen en la ley, además no necesita de un saldo a favor para existir,
es independiente de los bienes que lo componen. Es también un atributo de la personalidad.

Características:
a) es una universalidad jurídica b) es único c) inalienable d) imprescriptible e) inembargable f)
intransferible.

Tiene importancia la teoría del patrimonio en lo que se refiere al derecho de prenda general
de los acreedores, también en la sucesión y en las personas jurídicas y en la representación.

36.- DE LOS BIENES


a) COSAS Y BIENES
b) CLASIFICACION DE LAS COSAS
c) FUNGIBILIDAD
d) CONSUMIBILIDAD
e) COSAS PRINCIPALES Y ACCESORIAS

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a) Cosas y bienes:
Son cosas todo aquello que tiene existencia en el mundo material, sea en forma corporal o
espiritual, natural o artificial, real o abstracta.
Bienes: Todo aquello que es posible de apropiación privada.

Aunque el código habla de cosas, lo correcto es hablar de bienes, ya que son éstos los que
tienen importancia para el derecho.

b) Clasificación de los bienes:


I.- Bienes Corporales e Incorporales
II.- Bienes Muebles e Inmuebles
III.- Bienes Consumibles y No Consumibles
IV.- Bienes Fungibles y No Fungibles
V.- Bienes Divisibles e Indivisibles
VI.- Bienes Principales y Accesorios
VII.- Bienes Genéricos y Específicos
VIII.- Cosas Apropiables e Inapropiables
IX.- Bienes Comerciables e Incomerciables
X.- Bienes Públicos y Privados
XI.- Bienes Presentes y Futuros

1.- Art.565 Los bienes consisten en cosas corporales e incorporales.


Corporales : Son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como
una casa, un libro.
Incorporales : Las que consisten en meros derechos, como los créditos, y las servidumbres
activas.

Importancia de esta clasificación : Para los modos de adquirir el dominio, la accesión y la ocupación
sólo se refieren a las cosas corporales.

2.- Art.566 : Las cosas corporales pueden ser Muebles o Inmuebles.

Importancia : En materia penal; los delitos de robo y hurto solo se refieren a los muebles, en cambio
el que se apodera de un inmueble comete el delito de usurpación.

3.- Bienes consumibles y fungibles: Art.575 " Las cosas muebles se dividen en fungibles y no
fungibles.
A las primeras pertenecen aquellas de que no puede hacerse el uso conveniente a su
naturaleza sin que se destruyan.

Las especies monetarias en cuanto perecen para el que las emplea como tales, son cosas
fungibles".

El código confunde conceptos, en doctrina cosas fungibles son las que tienen igual poder
liberatorio, en cambio bienes consumibles son los que perecen por el uso que se haga de ellos.

La fungibilidad dependerá de la voluntad, en cambio la consumibilidad dependerá de la


naturaleza de la cosa.
*** La importancia de la clasificación entre consumibles e inconsumibles es que las cosas
consumibles jamás pueden ser objeto de una relación jurídica que otorgue la mera tenencia.

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4.- Bienes principales y accesorias : Las cosas principales son aquellas que pueden subsistir en
forma independiente, ejemplo el suelo.
Las cosas accesorias son las que están subordinadas a otras sin las cuales no pueden
subsistir como los árboles.

Importancia de la clasificación : Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Así la venta del


suelo supone la de los arboles y a la inversa la de los arboles no supone la del suelo. También en
los modos de adquirir el dominio, accesión de inmueble a inmueble.

5.- Bienes divisibles e indivisibles: Art.1524." La obligación es divisible o indivisible según tenga o
no por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota."
Físicamente divisible; Cuando puede dividirse en partes sin que deje de ser lo que es.
Intelectualmente divisible; cuando puede dividirse su utilidad, todas las cosas son a lo menos
divisibles intelectualmente, pero por expresa disposición de la ley algunas no lo son como es el caso
de la servidumbre de tránsito, la prenda, la hipoteca, etc.
6.- Bienes comerciables e incomerciables: Atiende al hecho de si pueden o no ser objeto de
relaciones jurídicas. La regla general es la comerciabilidad, pero por excepción algunos bienes son
incomerciables, sea absoluta (permanentemente) como bienes comunes a todos los hombres, sea
relativamente (transitorio) como los bienes embargados o con prohibición de enajenar.

La importancia de esta clasificación reside en el hecho de que las cosas incomerciables no


pueden adquirirse por prescripción, art.2.498.
7.- Bienes genéricos y específicos: Art.1508 Obligación de Género son aquellas en que se debe
indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. La importancia radica en que
el género no perece y la obligación no se extingue por la perdida de una cosa cuando es de género.

8.- Cosas apropiables e inapropiables : Según sean o no susceptibles de apropiación, Las cosas
apropiables pueden ser muebles e inmuebles, si se trata de bienes muebles que carecen de dueño
se llaman mostrencos, si son inmuebles, se llaman vacantes, en Chile sólo los Mostrencos
(muebles) pueden ser objeto de apropiación por parte de los particulares, ya que de acuerdo al art.
590 Son del estado todos los bienes inmuebles que carecen de dueño.

La importancia de esta clasificación es que las cosas apropiables son BIENES.

9.- Bienes públicos y privados: Según pertenezcan o no al estado.


Bienes Nacionales : son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda.

Pueden ser:
*** Bienes nacionales de uso público, que son aquellos cuyo uso pertenece a la nación toda, como
las calles, plazas, etc.
*** Bienes fiscales, cuyo uso no pertenece a todos.

10.- Bienes presentes y futuros : Según se encuentren o no incorporados al patrimonio de una


persona, es importante respecto del derecho de prenda general de los acreedores.

37.- COSAS CORPORALES


a) COSAS MUEBLES, CONCEPTO Y CLASIFICACION
b) COSAS INMUEBLES, CONCEPTO Y CLASIFICACION
c) DIFERENCIAS E IMPORTANCIA

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Cosas Corporales: Son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como
una casa, un libro.
Art.566: Las cosas corporales pueden ser Muebles o Inmuebles.

Art.567: Muebles: son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose
ellas a sí mismas, como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se
muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas.
Exceptúanse las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino,
según el Art. 570.

Los Muebles pueden ser * Por naturaleza


* Por anticipación
Por naturaleza: Art.567. Pueden clasificarse en semovientes o inanimados.
Por anticipación: Art.571. Los productos de los inmuebles, y las cosas accesorias a ellos,
como las yerbas de un campo, la madera, y fruto de los árboles, los animales de un vivar, se
reputan muebles, aun antes de su separación, para el efecto de constituir un derecho sobre dichos
productos o cosas a otra persona que el dueño.

Lo mismo se aplica a la tierra o arena de un suelo, a los metales de una mina, y a las
piedras de una cantera.

Art.578 : Inmuebles o fincas o bienes raíces : son las cosas que no pueden transportarse
de un lugar a otro; como las tierras y minas, y las que adhieren permanentemente a ellas, como los
edificios, los árboles.
Las casas y heredades se llaman predios o fundos.

Los Inmuebles pueden ser : * Por naturaleza


* Por adherencia
* Por destinación

Por naturaleza : Son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro. como el suelo, las
tierras y las minas y los bienes que adhieren permanentemente a él como los edificios y árboles.
Por adherencia : Son aquellos que adhieren permanentemente al suelo de un inmueble. Art.569 Las
plantas son inmuebles, mientras adhieren al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o
cajones, que puedan transportarse de un lugar a otro.

Por destinación : Art.570 Se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, las cosas que
están permanentemente destinadas al uso, cultivo y beneficio de un inmueble, sin embargo de que
puedan separarse sin detrimento. Tales son, por ejemplo :
 Las losas de un pavimento;( inmueble por adherencia )
 Los tubos de las cañerías;( " " " )
 Los utensilios de labranza o minería, y los animales actualmente destinados al cultivo o beneficio
de una finca, con tal que hayan sido puestos en ella por el dueño de la finca;
 Los abonos existentes en ella, y destinados por el dueño de la finca a mejorarla;
 Las prensas, calderas, cubas, alambiques, toneles y máquinas que forman parte de un
establecimiento industrial adherente al suelo, y pertenecen al dueño de éste;
 Los animales que se guardan en conejeras, pajareras, estanques, colmenas, y cualesquiera
otros vivares, con tal que éstos adhieran al suelo, o sean parte del suelo mismo, o de un edificio.

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Diferencias e Importancia de esta clasificación : Tienen en el código una reglamentación distinta,


ejemplos :
1. La venta de bienes raíces debe hacerse por escritura pública,
2. La tradición de los inmuebles se efectúa por la inscripción en el CBR,
3. Para adquirir por prescripción ordinaria se requieren 5 años para los inmuebles y 2 para los
muebles,
4. En materia sucesoria los herederos no pueden disponer de los inmuebles mientras no tengan la
posesión efectiva, no es así para los muebles,
5. La venta de los bienes raíces del pupilo debe hacerse en pública subasta y previo decreto
judicial, no es así para los muebles,
6. La acción rescisoria por lesión enorme sólo procede respecto de la venta o permuta de bienes
raíces,
7. En lo referente a las cauciones, la prenda para los muebles y la hipoteca para los inmuebles,
8. En materia comercial sólo son actos de comercio los referidos a los muebles.
9. En materia penal, los delitos de robo y hurto solo proceden respecto de muebles, en cambio la
usurpación procede respecto de los inmuebles.

38.- COSAS INCORPORALES


a) CONCEPTO Y CLASIFICACION
b) DERECHOS REALES : CONCEPTO, ENUMERACION, ELEMENTOS
c) DERECHOS PERSONALES : CONCEPTO Y ELEMENTOS
d) PARALELO ENTRE DERECHO REAL Y PERSONAL
e) ACCIONES : NOCION E IMPORTANCIA
f) CLASIFICACION DE LOS DERECHOS Y ACCIONES EN MUEBLES E IMMUEBLES.
IMPORTANCIA

a) Concepto: Art.565 Incorporales son las que consisten en meros derechos, como los créditos, y
las servidumbres activas.
Se caracterizan porque no pueden ser percibidas por los sentidos sino por la inteligencia.

Clasificación: Las cosas Incorporales pueden ser Derechos y acciones y estas pueden ser reales o
personales, muebles o inmuebles.
b) Derecho Real: (Art.577) Es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.
Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de
servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca.

De estos derechos nacen las acciones reales. El Art. 579 agrega el censo en cuanto se
persiga la finca acensuada.

c) Derecho Personal : (Art. 578) o Créditos son los que sólo pueden reclamarse de ciertas
personas, que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones
correlativas; como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado, o el hijo
contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales.

d) Paralelo entre derechos reales y personales:

Dº Real Dº Personal

1.- Sujeto indeterminado determinado

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pasivo e universal

2.- eficacia absoluto relativo

3.- Objeto se ejerce sobre una se ejerce cosas hechos o abstenciones


determinada cosa específicas o
genéricas,

4.- preferencia otorga un derecho de no


persecución y preferencia

5.- Número son limitados en su nº no


la ley es taxativa

6.- Acción Otorga acción real acción personal

e) Acción: Es el derecho deducido en juicio, es el poder de requerir la intervención de los tribunales


en un asunto de relevancia jurídica.

Las acciones pueden ser reales o personales, es real aquella que protege un derecho real y
es absoluta, se ejerce respecto de cualquier persona, es acción personal la que protege un
derecho personal, es relativa, sólo se ejerce respecto de determinada persona.

f) Importancia de la clasificación entre acciones muebles o inmuebles: La clasificación entre


acciones muebles o inmuebles tiene importancia en cuanto determina la competencia de los
tribunales, así el art.135 del COT. señala "Si la acción entablada fuere inmueble, será competente
para conocer del juicio el juez del lugar que las partes hayan estipulado en la respectiva convención.
A falta de estipulación será competente, a elección del demandante :
1º El juez del lugar donde se contrajo la obligación; o
2º El del lugar donde se encontrare la especie reclamada.

Si el inmueble o inmuebles que son objeto de la acción estuvieren situados en distintos


territorios jurisdiccionales, será competente cualquiera de los jueces en cuya comuna o agrupación
de comunas estuvieren situados ".

Por su parte el art.138 del COT señala : " Si la ación entablada fuere de las que se reputan
muebles con arreglo a lo prevenido en los artículos 580 y 581 del Código Civil, será competente el
juez del lugar que las partes hayan estipulado en la respectiva convención.

A falta de estipulación de las partes, lo será el del domicilio del demandado."

Art.580: Los derechos y acciones se reputan bienes muebles o inmuebles, según lo sea la
cosa en que han de ejercerse, o que se debe. Así el derecho de usufructo sobre un inmueble, es
inmueble. Así la acción del comprador para que se le entregue la finca comprada, es inmueble; y la
acción del que ha prestado dinero, para que se le pague, es mueble."

Los hechos que se deben se reputan muebles, en el caso de los derechos personales
cuando se trata de una obligación de hacer se reputará mueble.

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39.- DEL DOMINIO


a) CONCEPTO, CARACTERISTICAS
b) EVOLUCION HISTORICA
c) FACULTADES
a) Concepto : Art.582 : " El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una
cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra
derecho ajeno.
La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad ".

Art.583: "Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad, Así, el
usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo."

Características :
1. Es un derecho real, art.577 y 582, está amparado por una acción reivindicatoria.
2. Es absoluto, comprende el total de las facultades que se pueden ejercer sobre una cosa, uso,
goce y disposición.
3. Es exclusivo y excluyente, porque solo corresponde el uso y goce de la cosa a la persona que
es dueña, y nadie puede oponerse a ello.
4. Es perpetuo, no se extingue con el tiempo o con su ejercicio, salvo algunas propiedades
especiales. (intelectual).
5. Es transferible, transmisible, cedible, renunciable, prescriptible, gravable, embargable,
principal.
b) Evolución Histórica:
* Epoca primitiva, el hombre tiene una vida nómade por lo que el suelo no pertenece a nadie, sólo
existe una especie de dominio sobre las cosas muebles indispensables para la subsistencia.

* Epoca pastoril, empieza a aparecer la propiedad privada colectiva, es decir la tierra pertenece al
grupo o tribu que la cultiva y aprovecha en común.

* Luego se implanta el sistema de reparto de tierras, se entrega a cada jefe de grupo para que las
cultiven por un tiempo.

* Edad Media, la tierra es del Sr. Feudal quién la entrega a sus vasallos para que la cultiven, por un
pago o contribución en su favor.

* Revolución Francesa, triunfa la idea de la libertad para cultivar y enajenar la tierra.

* Doctrina Moderna, ve en la propiedad una función social, que prima por sobre los derechos del
dueño. Así en la Cn del 80 en el Art.19 Nº 24 habla de la función social de la propiedad, y la
expropiación sólo procede por ley general o especial, por causa de utilidad pública o interés
nacional.

c) Facultades que otorga el derecho de dominio:


El dominio otorga tres facultades : Uso, goce y abuso.
USO: (Jus utendi) faculta para servirse de la cosa, según su naturaleza: así el propietario de una
casa puede habitarla.

GOCE: (Jus fruendi) Consiste en el derecho de gozar la cosa, percibiendo todos los frutos que ella
produce, así el propietario de una casa percibe el pago de la renta y el de un fundo su cosecha.

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ABUSO: (Jus abutendi) Es decir el derecho de hacer con la cosa lo que uno quiera, facultad de
disposición, la que puede ser material como cuando transforma o consume algo, o jurídico como
cuando se enajena o se constituyen derechos reales sobre ella.

40.- LIMITACIONES AL DOMINIO


a) SERVIDUMBRES
b) USO Y HABITACION
c) PROPIEDAD FIDUCIARIA
d) CLAUSULA DE NO ENAJENAR
e) COMUNIDAD Y COPROPIEDAD

Limitaciones al derecho de propiedad: En la Cn del 80 art.19 se establece que la constitución


asegura a todas las personas Nº 24 El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda
clase de bienes corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de
ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan
los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la
conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de
alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial
que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el
legislador."
De la propia definición del Derecho de propiedad del Código tenemos que este puede tener
limitaciones, art. 582.. " El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una
cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra
derecho ajeno.

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad ".
El Art. 732 del Código dice: " El dominio puede ser limitado por varios modos:
1º Por haber de pasar a otra persona en virtud de una condición,
2º Por el gravamen de un usufructo, uso o habitación, a que una persona tenga derecho en las
cosas que pertenecen a otra; y
3º Por las servidumbres."

De esta forma las limitaciones al dominio establecidas por la ley son:


1. La Propiedad fiduciaria o fideicomiso,
2. Usufructo,
3. Uso o habitación,
4. Servidumbres.

a) Servidumbres: Art.820 : " Servidumbre Predial o simplemente Servidumbre, es un gravamen


impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño ".

Art. 568 las casas y heredades se llaman predios o fundos.

Elementos de las Servidumbres:

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1. Es un Gravamen impuesto en beneficio de un predio;


2. El gravamen debe soportarlo otro predio, la relación es de predio a predio.
3. Es necesario que los predios sean de distintos dueños.

Art. 821: Se llama predio sirviente el que sufre el gravamen, y predio dominante el que
reporta la utilidad.

Con respecto al predio dominante la servidumbre se llama activa (Dº Real), y con respecto al
predio sirviente, pasiva.

Características:
1. Para el dueño del predio dominante es un derecho real y para el dueño del predio sirviente un
gravamen real.
2. Es un derecho inmueble.
3. Es un derecho accesorio a lo principal que es el predio.
4. Es un derecho perpetuo, sin perjuicio que puede constituirse por un tiempo determinado.
5. Es un derecho indivisible, de ahí que si son varios dueños todos deben prestar su
consentimiento para la constitución de una servidumbre y la interrupción o suspensión de la
prescripción respecto de uno de los propietarios indivisos del predio dominante, favorece a todos
los demás. <Art.886>

Si se divide el predio sirviente, el gravamen seguirá pasando sobre aquella parte del predio
en que la servidumbre estaba ubicada. Art.826 "
Dividido el predio sirviente, no varía la servidumbre que estaba constituida en él, y deben
sufrirla aquel o aquellos a quienes toque la parte en que se ejercía."

Art. 827 "Dividido el predio dominante, cada uno de los nuevos dueños gozará de la
servidumbre, pero sin aumentar el gravamen del predio sirviente.
Así los nuevos dueños de un predio que goza de una servidumbre de tránsito no pueden
exigir que se altere la dirección, forma, calidad o anchura de la senda o camino destinado a ella."

Clasificación:
*** Según su origen: Naturales, Legales o Voluntarias.
Naturales : Son las que provienen de la natural situación de los lugares. En su
constitución no intervienen ni la ley ni la voluntad del hombre.
Legales : Son las impuestas por la ley.
Voluntarias : Son las constituidas por un hecho del hombre.

*** Según su objeto: Positivas y negativas.


Positivas : La que sólo impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar hacer, Ej.
La de tránsito; también puede suceder que impongan la obligación de hacer algo, como la
obligación de demarcación, servidumbre legal que se origina por el cuasi contrato de vecindad.
Negativas: Impone al dueño del predio sirviente la prohibición de hacer algo que sin ella sería licito,
ej. poder elevar las paredes sólo hasta cierta altura.

*** Según su naturaleza: Aparentes e inaparentes, continuas o discontinuas.


Aparente : Es la que está continuamente a la vista, como la de tránsito cuando se hace por
una senda o por una puerta especialmente destinada a él. <824>.
Inaparente : La que no se conoce por una señal exterior, como la de tránsito cuando carece
de senda o señales análogas.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Continua : Es la que se ejerce o se puede ejercer continuamente, sin necesidad de un


hecho actual del hombre, como la servidumbre de acueducto por un canal artificial que pertenece al
predio dominante.
Discontinua : Es la que se ejerce a intervalos más o menos largos de tiempo y supone un
hecho actual del hombre, como la de tránsito.

Estos últimos tipos pueden mezclarse, así podrá haber servidumbres continuas aparentes,
continuas inaparentes, discontinuas aparentes y discontinuas inaparentes. La importancia de esta
clasificación esta dada por:
1. Sólo pueden adquirirse por prescripción adquisitiva las servidumbres continuas aparentes, ya
que las discontinuas y las continuas inaparentes sólo pueden adquirirse por medio de un título.
2. En la extinción de las servidumbres, se extinguen por el no uso en tres años, éste no uso se
cuenta en las continuas como la de acueducto desde que se realice un acto contrario a la
servidumbre como por ej. llenar el canal con tierra, en las discontinuas se cuenta el plazo desde
la fecha del último acto de goce, así en la de tránsito desde la última vez que el dueño del predio
dominante pasó por el sirviente.
3. Tratándose de la constitución de un servicio por el dueño de un predio en favor de otro predio de
que también es propietario y después enajena el predio dominante o pasa a diversos dueños por
partición pasa el servicio como servidumbre siempre que sea continua y aparente y no se
exprese lo contrario.

Tipos de servidumbres:
1.- Servidumbres Naturales: Servidumbre de libre descenso y escurrimiento de las aguas. (Ver
Código de aguas)

2.- Servidumbres Legales: Art.839 " Las servidumbres legales son relativas al uso público o la
utilidad de los particulares.

Las servidumbres legales relativas al uso público son:


El uso de las riberas en cuanto a lo necesario para la navegación o flote, que se regirá por el
código de aguas.
y las demás determinadas por los reglamentos u ordenanzas respectivas."

Las servidumbres de interés privado son: Art.841


Demarcación, Cerramiento, Tránsito, Medianería, Acueducto, Luz y Vista.
Demarcación : Operación que tiene por objeto fijar la línea que separa dos predios
colindantes de distintos dueños, señalándola por medios materiales.
Cerramiento : Consiste en la facultad de todo propietario de cerrar y cercar su predio y
hacer que contribuyan a esto los dueños de los predios colindantes. Podrá consistir en paredes,
fosos, cercas vivas o muertas.
Medianería : Art.851 " La medianería es una servidumbre legal en virtud de la cual los
dueños de los predios vecinos que tienen paredes, fosos, cercas divisorias comunes, están sujetos
a las obligaciones recíprocas que van a expresarse."

No toda pared divisoria es medianera, lo es cuando se ha hecho a expensas comunes, pero


el que no es medianero podrá hacerse pagando al vecino los gastos correspondientes.

Derechos y obligaciones de la medianería:


1. Derecho a edificar sobre la pared medianera, pero con el consentimiento del vecino.
2. Derecho de elevar la pared medianera, a su costa.
3. La construcción, reparación y mantención corre por cuenta de todos los medianeros.

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4. Con respecto a los árboles medianeros podrá cualquiera de los codueños exigir que se derriben,
probando que de algún modo le dañan y si por algún accidente se destruyen no se repondrán sin
su consentimiento.

Tránsito: Es la servidumbre que tiene derecho a imponer un predio cuando está desprovisto de
toda comunicación con un camino público.

Características:
1. Es positiva, porque el dueño del predio sirviente debe dejar pasar al predio dominante los
carruajes, animales, personas, etc.
2. Es discontinua, porque para ejercerla se requiere un hecho actual del hombre, sólo puede
adquirirse por medio de un título.
3. Puede ser aparente o inaparente.

Condiciones de establecimiento:
1. Que el predio que trata de imponer la servidumbre esté desprovisto de toda comunicación con el
camino público.
2. Que la comunicación con el camino público sea indispensable para el uso y beneficio del predio.
3. Que se indemnice al dueño del o los predios sirvientes y se resarza todo otro perjuicio, salvo el
caso de una subdivisión en que a una de las partes le toca una porción sin salida, en que se
entenderá que la tiene sin indemnización alguna.

Acueducto : La servidumbre de acueducto es el medio que tienen los propietarios no riberanos


para servirse de las aguas corrientes, y consiste en que puedan conducirse las aguas por la
heredad sirviente a expensas del interesado.

El predio dominante puede ser:


1. Una heredad que carezca de aguas para el cultivo de sementeras, plantaciones o pastos.
2. Un pueblo que requiere las aguas para el servicio doméstico de los habitantes.
3. Un establecimiento industrial que requiera estas aguas para el movimiento de sus máquinas.
Características:
* Es una servidumbre Positiva, porque impone al dueño del predio sirviente la obligación de dejar
hacer algo.
* Puede ser aparente o inaparente, según se manifieste o no por señales exteriores.
* Es continua, porque no necesita de un hecho actual del hombre para ejercerse.

Condiciones de establecimiento:
1. Que la heredad dominante carezca de las aguas necesarias para el cultivo, o el pueblo para sus
necesidades domésticas, o la industria para el movimiento de sus máquinas.
2. Que la persona que trata de establecer la servidumbre de acueducto, tenga las aguas que debe
conducir, las cuales puede haber adquirido en virtud de un contrato, etc.
3. Que el dueño del predio dominante pague al dueño del predio sirviente las indemnizaciones a
que tiene derecho.

Art.870: "Las reglas establecidas en el Código de Aguas para la servidumbre de acueducto se


extienden a los que se construyan para dar salida y dirección a las aguas sobrantes, y para desecar
pantanos y filtraciones naturales por medio de zanjas y canales de desagüe.

Luz: Art.873: "La servidumbre legal de luz tiene por objeto dar luz a un espacio cualquiera
cerrado y techado; pero no se dirige a darle vista sobre el predio vecino, esté cerrado o no".

Características:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

1. Es continua, porque para su ejercicio no requiere un hecho actual del hombre,


2. Es aparente, porque se manifiesta por señales exteriores,
3. Es positiva, porque da derecho a algo al dueño del predio dominante, y el dueño del predio
sirviente no puede impedir el gravamen.

Condiciones de la servidumbre legal de luz:


1º La ventana estará guarnecida de rejas de hierro, y de una red de alambre, cuyas mallas tengan
tres centímetros de abertura o menos.
2º La parte inferior de la ventana distará del suelo de la vivienda a que da luz, tres metros a lo
menos.

Art. 876: "El que goza de la servidumbre de luz no tendrá derecho para impedir que en el
suelo vecino se levante una pared que le quite la luz."
Vista: La servidumbre de vista tiene por objeto impedir que se vea lo que pasa en el predio
vecino.

Así el art. 878 dispone la prohibición de tener ventanas, balcones, miradores o azoteas, que
den vista a las habitaciones, patios o corrales de un predio vecino, cerrado o no, a menos que
intervenga una distancia de tres metros.

Características:
1. Es negativa, porque impone la dueño del predio sirviente la obligación de abstenerse de hacer
algo.
2. Es Continua, porque para ejercerse no requiere de un hecho actual del hombre,
3. Es aparente, porque se manifiesta aparentemente por la ausencia de balcones, azoteas,
ventanas, etc.

3.- Servidumbres Voluntarias: Son aquellas que se constituyen por un hecho del hombre, esto de
acuerdo al principio de autonomía de la voluntad, ya que cada cual podrá sujetar a su predio a las
servidumbres que quiera teniendo como única limitación el orden público y la ley.

Constitución: Pueden constituirse por: Título, sentencia judicial, prescripción y por destinación del
padre de familia.

Por Título: Tomando esto como acto jurídico, por testamento o por convención, a título
gratuito u oneroso.

Por Sentencia Judicial: En el caso de la partición que de acuerdo al art. 1337 Nº 5 " En la
división de fundos se establecerán las servidumbres para su cómoda administración y goce.

Por Prescripción: Solamente pueden ganarse por prescripción adquisitiva las servidumbres
continuas y aparentes, con un plazo de 5 años tanto por posesión regular como irregular.

Por la destinación del padre de familia: Se refiere al acto por el cual una persona
establece entre dos porciones de su heredad o entre dos predios que le pertenecen, un estado de
cosas que constituiría servidumbre si las heredades o sus partes pertenecieran a distintos dueños.

Requisitos de esta destinación:


1º Que los predios que actualmente estén separados hayan pertenecido a un mismo dueño,
2º Que el servicio se hubiere constituido por el mismo dueño,

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3º Que se trate de un servicio continuo y aparente


4º Que en el acto de enajenación o partición no se haya establecido otra cosa.

Extinción de las servidumbres:


1º Por resolución del derecho del que las ha constituido, sólo referido a las voluntarias.
2º Por la llegada del día o por el cumplimiento de la condición que se hubiere prefijado para su
terminación, sólo voluntarias.
3º Por la confusión, o sea la reunión perfecta de los dos predios en un mismo dueño.
4º Por la renuncia del dueño del predio dominante. <Art.12>
5º Por el no uso durante tres años, contados en caso de servidumbre continua desde el día en que
se haya ejecutado un acto contrario a ella, o bien si es discontinua desde el último acto de goce.
6º Por imposibilidad de ejercicio durante tres años.

b) Uso y habitación:
Art. 811: "El derecho de uso es un derecho real que consiste, generalmente, en la facultad
de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa.
Si se refiere a una casa, y a la utilidad de morar en ella, se llama derecho de habitación."

Características:
1º Son Derechos reales. (Dº de uso y Dº de habitación)
2º Son derechos temporales.
3º Son derechos intransmisibles, no pueden cederse a ningún título.
4º Son derechos personalísimos, pero pueden ganarse por prescripción.
5º Son inembargables.

Constitución: Art.812 y 766.


1.- Por testamento
2.- Por donación, venta u otro acto entre vivos
3.- Por prescripción

Extinción del derecho de uso y habitación:


1. Por la llegada del día o condición prefijada para que tenga fin.
2. Por muerte del usuario o habitador.
3. Por la resolución del derecho del constituyente.
4. Por la confusión entre el dueño y el usuario o habitador.
5. Por prescripción.
6. Por renuncia del usuario o habitador.
7. Por la destrucción completa de la cosa.
8. Por sentencia judicial.

Caución e inventario:
Ni el usuario ni el habitador estarán obligados a prestar caución. Pero el habitador es
obligado a inventario, y la misma obligación se extenderá al usuario si el uso se constituye sobre
cosas que deben restituirse en especie.

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Los derechos de uso y habitación se limitan a las necesidades personales del usuario o del
habitador, en estas se comprenden las de su familia, comprendiéndose por tales al cónyuge, hijos
naturales y legítimos, al número de sirvientes necesarios para la familia, a las personas que a la
fecha de la constitución vivían con él y a costa de él y a las personas a las que debe alimentos.

Obligaciones del Usuario y del habitador:


*** El usuario y el habitador deben usar los objetos comprendidos en sus respectivos derechos
con la moderación y cuidado propios de un buen padre de familia; y están obligados a contribuir a
las expensas ordinarias de la conservación y cultivo, a prorrata del beneficio que reporten.
Esto no se extiende al uso o habitación que se den caritativamente a personas necesitadas.

El derecho de uso y habitación se rige por las normas del USUFRUCTO, por lo que es
necesario recordar algo sobre esta limitación al dominio:
Art. 764: " El derecho de usufructo es un derecho real que consiste en la facultad de gozar
de una cosa con cargo de conservar su forma y substancia, y de restituirla a su dueño, si la cosa no
es fungible; o con cargo de volver igual cantidad y calidad del mismo género, o de pagar su valor, si
la cosa es fungible."
Características:
1. Es un derecho real de goce, en que coexisten dos derechos reales, el de propiedad del NUDO
PROPIETARIO que puede disponer de la cosa de que es dueño, y el del USUFRUCTUARIO,
que tiene un derecho de dominio sobre su derecho y tiene por ello acción reivindicatoria y
posesoria cuando se trata de inmuebles.
2. Es un derecho real principal,
3. Puede ser mueble o inmueble,
4. El usufructuario es mero tenedor de la cosa ya que reconoce el derecho de dominio que tiene el
nudo propietario.
5. El usufructo es temporal.
6. Requiere la existencia de un plazo
7. Es un derecho intransmisible, pero si es transferible bajo ciertas circunstancias, salvo que el
constituyente lo haya prohibido.
8. Debe recaer sobre una cosa ajena.

Constitución del Usufructo:


Art.766 " El derecho de usufructo se puede constituir de varios modos:
1º Por la ley, como el del padre de familia, sobre ciertos bienes del hijo.
2º Por testamento,
3º Por donación, venta u otro acto entre vivos,
4º Se puede también adquirir un usufructo por prescripción.

Personas que intervienen en la constitución del usufructo:


Constituyente, es el que crea el derecho.
Nudo propietario, tiene la nuda propiedad.
Usufructuario, tiene el derecho a gozar de la cosa.

Derechos del usufructuario:


1. Puede usar la cosa
2. Puede administrar la cosa con ciertos requisitos

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3. Tiene derecho a gozar la cosa, es decir percibir los frutos civiles y naturales, pero al referirse a
los productos como animales, minas árboles el usufructuario puede explotarlos pero deberá
reponerlos.
4. Puede ceder, enajenar, arrendar o hipotecar su derecho, salvo que el constituyente se lo haya
prohibido en el acto de constitución.

En el cuasi usufructo, o sea aquél que recae sobre bienes fungibles el cuasi usufructuario
puede disponer de la cosa dada en usufructo, ya que debe devolverla en género.
Obligaciones del Usufructuario:
1º Antes de entrar en el goce de la cosa debe:
** Hacer inventario solemne, salvo en los legales o cuando el usufructo se constituye por
donación y el donante se reserva el usufructo o cuando el constituyente exonera de esta obligación
al usufructuario,
** Rendir caución de conservación y restitución. Si no rinde la caución podrá el nudo
propietario adjudicarse la administración con cargo de pagar al usufructuario el valor líquido de los
frutos, deducida la suma por el trabajo.

Pero existe la llamada Caución Juratoria que es la que procede cuando en el usufructo se
comprenden bienes muebles necesarios para la mantención de la familia del usufructuario,
entonces éste puede exigirle al nudo propietario la entrega "Jurando" restituir las cosas o su valor,
tomando en cuenta el tiempo y uso legítimo.

Podrá el usufructuario reclamar la administración prestando la caución exigida.

2º Una vez que ha entrado en el goce de la cosa:


** Debe respetar los arriendos, aún cuando no consten por escritura pública.
** Debe recibir la cosa en el estado en que se encuentra al tiempo de la delación, pero tiene
derecho a ser indemnizado de los deterioros que la cosa haya sufrido desde la delación a la entrega
en poder o por culpa del propietario.
** Debe gozar de la cosa sin alterar su forma y substancia.
** Debe gozar de la cosa como buen padre de familia, responde hasta de culpa leve.
** Debe pagar todas las expensas ordinarias de conservación y cultivo, es decir las cargas
fructuarias.

3º Una vez extinguido el usufructo:


** Debe restituir la cosa fructuaria, salvo el cuasi usufructuario que debe restituir otras tantas cosas
de igual valor y cantidad o pagar el valor de la cosa.
** Tiene el derecho legal de retención, hasta el pago de los reembolsos e indemnizaciones a
que está obligado el propietario. (cuando pagó las obras o refacciones mayores necesarias para la
conservación de la cosa)
Derechos del Nudo Propietario:
1. Es dueño de la cosa dada en usufructo, por lo que puede enajenarla, hipotecarla, transmitirla,
pero siempre respetando el derecho de usufructo constituido sobre ella.
2. Acciones; tiene la acción reivindicatoria y las acciones posesorias, cuando la nuda propiedad
recae sobre inmuebles.
3. Tiene derecho a los frutos pendientes al momento de la restitución.
4. Puede reclamar la cosa fructuaria.
5. Tiene derecho a ser indemnizado por las pérdidas o deterioros de la cosa en manos del
usufructuario, quién responde de la culpa leve.
6. Tiene derecho al tesoro que se encuentre en su propiedad.

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7. Tiene derecho a pedir la terminación del usufructo cuando el usufructuario ha faltado


gravemente a sus obligaciones.

Obligaciones del Nudo Propietario:


Debe pagar las expensas extraordinarias mayores, es decir las que ocurren por una vez o a
largos intervalos de tiempo, y que conciernen a la conservación y permanente utilidad de la cosa.

Extinción del usufructo: Art.806


1. Por la llegada del día o condición prefijada para que tenga fin.
2. Por la muerte del usufructuario.
3. Por la resolución del derecho del constituyente.
4. Por consolidación del usufructo con la propiedad.
5. Por prescripción.
6. Por renuncia del usufructuario.(debe inscribirse en el CBR)
7. Por la destrucción completa de la cosa fructuaria.
8. Por sentencia judicial en el caso que el nudo propietario pida la extinción porque el usufructuario
ha faltado gravemente a sus obligaciones.

Ojo : La ley entrega tanto al nudo propietario como al usufructuario la acción reivindicatoria y
las posesorias para amparar sus derechos.

c) Propiedad Fiduciaria:
Art. 733: " Se llama propiedad fiduciaria la que está sujeta a pasar a otra persona, por el
hecho de verificarse una condición.
La constitución de la propiedad fiduciaria se llama fideicomiso.
Este nombre se da también a la cosa constituida en propiedad fiduciaria.
La traslación de la propiedad a la persona a cuyo favor se ha constituido el fideicomiso, se
llama restitución ".

Requisitos para la constitución del Fideicomiso:


1. Que los bienes sean susceptibles de darse en fideicomiso, No puede constituirse fideicomiso
sino sobre la totalidad de una herencia o sobre una cuota determinada de ella, o sobre uno o
más cuerpos ciertos. Los bienes no pueden ser consumibles, pero cuando se trata del
fideicomiso administrado por un banco y consiste en bienes fungibles (entre los que están los
bienes consumibles), valdrá el fideicomiso. (Comisión de confianza)

2. Que existan dos personas. El fiduciario y el fideicomisario, se hace por un acto solemne, que
puede ser gratuito u oneroso, si se hace por acto entre vivos debe hacerse por escritura pública
o por acto de última voluntad (testamento), y si se trata de un inmueble debe inscribirse en el
CBR, ya que tratándose de un acto entre vivos constituye la tradición y solemnidad, en cambio si
es por sucesión por causa de muerte es solemnidad.

Constituyente es la persona que constituye el fideicomiso pero no interviene después.

El propietario fiduciario es la persona que tiene el dominio de la cosa con el gravamen de


pasar a otro por el hecho de cumplirse la condición, pueden ser varios, pero no puede haber
fideicomisos sucesivos.

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Falta del fiduciario: El fiduciario debe existir antes de la constitución del fideicomiso. Hay que
distinguir si falta antes o después que se le ha deferido el derecho.
** Falta antes: Hay que ver si el constituyente o testador ha designado substitutos, si hay substituto
la propiedad pasa a este, si no hay habrá que atender a si hay lugar a acrecimiento de otros
fiduciarios, habrá si el constituyente los nombro sin indicación de cuota, de lo contrario no habrá y
será propietario fiduciario el propio constituyente o sus herederos.

** Falta después: Pasa a sus herederos, los que deben restituirla al fideicomisario si se cumple la
obligación.

El fideicomisario es la persona que tiene la expectativa de llegar a ser dueño perpetuo y


absoluto de la cosa, siempre que se cumpla la condición.

Falta el fideicomisario: Puede no existir al momento de la constitución, pero esperarse que exista.

Puede el constituyente nombrar uno o varios fideicomisarios, pero para que gocen todos a
la vez y si de hecho se constituyeren dos o más fideicomisos sucesivos la sanción no será la
nulidad sino que dice el art. 745 que para el caso de que se cumpla la condición respecto de uno y
éste adquiera la propiedad, se extingue para siempre la expectativa de los demás, esta es una
resultante del hecho de que los fideicomisos sucesivos están prohibidos por el legislador.
** Falta del fideicomisario antes de cumplida la condición: Cuando hay substituto éste pasa a
tomar el lugar del fideicomisario, pero si no lo hay el fideicomisario nada transmite a sus herederos,
ya que tenía sólo la expectativa de llegar a ser dueño y la propiedad se consolida en el propietario
fiduciario.

** Falta el fideicomisario una vez cumplida la condición: Se traspasa el derecho a sus


herederos.

3.- Que exista una condición en virtud de la cual pase la propiedad del fiduciario al fideicomisario.

Art.738: " El fideicomiso supone siempre la condición expresa o tácita de existir el


fideicomisario, o su substituto, a la época de la restitución.
A esta condición de existencia pueden agregarse otras copulativa o disyuntivamente."

La condición debe cumplirse dentro de los cinco años siguientes a la delación, a menos que
la muerte del fiduciario sea el evento de que penda la restitución

Derechos y obligaciones del propietario fiduciario: Es dueño de su derecho de propiedad, bajo


condición resolutoria de pasar a otro por cumplirse una condición.
- Tiene derecho a reivindicar.
- Puede enajenar y traspasar por sucesión por causa de muerte su derecho, pero en uno y otro
caso con el cargo de mantenerla indivisa y con el cargo de restituirla si se cumple la condición. Pero
no será enajenable por acto entre vivos cuando el constituyente lo haya prohibido en la constitución.

- Puede gravar la propiedad con hipoteca, servidumbre, etc., pero sólo si cumple con los requisitos
de autorización judicial de esta constitución y con audiencia de ciertas personas entre las cuales
está el fideicomisario si existe o sus representantes, o el defensor de obras pías si fuere un
establecimiento de beneficencia. Si no se cumple estos requisitos los gravámenes serán inoponibles
al fideicomisario.

- El propietario fiduciario tiene la libre administración de la propiedad pero manteniendo su


integridad y valor, responde de culpa leve.

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- Tiene derecho a gozar de los frutos naturales y civiles.


- Tiene la obligación de practicar inventario solemne de los bienes recibidos, pero no está obligado a
rendir caución de conservación y restitución salvo que el fideicomisario o sus representantes lo
exigieren y el juez accediere a ello.

- Debe conservar la cosa y restituirla al momento de verificarse la condición, responde de culpa


leve. Para conservar la cosa puede suceder que incurra en gastos. hay que distinguir:
** Las mejoras ordinarias de conservación y cultivo o fructuarias son de su cargo.
** Las reparaciones o mejoras extraordinarias, son de su cargo pero llegado el momento de
la restitución tendrá derecho a que se le reembolsen.
** Las mejoras no necesarias, sean útiles o voluptuarias son de su cargo exclusivo.

- Debe restituir la cosa en caso de cumplirse la condición.

Derechos y obligaciones del fideicomisario:


1. Derecho a solicitar medidas conservativas.
2. Derecho a ser oído cuando el propietario fiduciario desea gravar la cosa.
3. Derecho a solicitar indemnización de perjuicios que hubiere sufrido la cosa por un hecho o culpa
del fiduciario.
4. Reclamar la cosa una vez cumplida la condición.
5. Esta obligado a reembolsar al fiduciario las expensas que hubiere ocasionado la cosa.

Extinción del fideicomiso:


1. Por la restitución
2. Por la resolución del derecho del constituyente
3. Por la destrucción total de la cosa
4. Por la renuncia del fideicomisario antes del día de la restitución
5. Por fallar la condición o no haberse cumplido en tiempo hábil (5 años) salvo que la muerte del
fiduciario sea el hecho de que penda la restitución.
6. Por confusión entre el propietario fiduciario y el fideicomisario.

De acuerdo al Art. 1618 Nº 8 la propiedad fiduciaria es inembargable.

DIFERENCIAS ENTRE EL USUFRUCTO Y EL FIDEICOMISO:


1. En el usufructo hay dos derechos reales, en el fideicomiso solo un derecho y una expectativa.
2. En el fideicomiso es indispensable una condición aun cuando sólo sea la existencia del
fideicomisario a la época de la restitución, en el usufructo si nada se dice se entiende que es por
toda la vida del usufructuario.
3. En el fideicomiso no es segura la restitución, depende de la condición, en cambio en el usufructo
la cosa siempre tendrá que restituirse.
4. Sólo puede constituirse fideicomiso sobre la universalidad de una herencia, o una cuota de ella,
o una especie o cuerpo cierto, en cambio, en el usufructo puede constituirse sobre cosas
genéricas que se destruyen.(cuando recae sobre cosas consumibles toma el nombre de cuasi-
usufructo).
5. El usufructo por acto entre vivos que se refiere a bienes muebles es consensual, el fideicomiso
es siempre solemne, aún cuando recaiga sobre muebles. (Esc.Pública).
6. No hay fideicomisos por ley, si hay usufructos legales.

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7. El usufructo requiere inventario y caución, el propietario fiduciario solo inventario, salvo que se le
exija la caución.
8. El usufructo es embargable por los acreedores, el fideicomiso no. Art.1618 Nº8
9. El fideicomiso es transmisible a los herederos, el usufructo es intransmisible.
10. El fideicomiso no puede terminar por sentencia judicial, el usufructo si.

d) Cláusula de no enajenar:
Consiste en limitar por medio de una cláusula contractual la facultad de disposición del
dueño de una cosa.

Es necesario tener presente que en nuestro derecho la facultad de disposición es de orden


público, así existen diversas disposiciones tendientes a que no se pueda limitar esta facultad, como
por ejemplo el 2.415 que señala que el dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre
enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en contrario.

Casos de excepción:
Art.751: En el caso de la propiedad fiduciaria, cuando el constituyente prohiba al propietario
fiduciario que enajene la propiedad fiduciaria.
Art.793 inc. 3: En el caso del usufructo, cuando el constituyente prohibe al usufructuario que
enajene o ceda su derecho.
Art. 1.432: En las donaciones puede donarse bajo la condición de no enajenar.
Art. 52 Nº3 Reglamento CBR. Puede inscribirse todo impedimento o prohibición referente a
inmuebles, sea convencional, legal o judicial que embarace o limite de cualquier modo el libre
ejercicio del derecho de enajenar. (embargo, cesión de bienes, secuestro, litigio, etc.)

Valor de la cláusula de no enajenar: Existen tres teorías;


1.- La cláusula de no enajenar es válida:(José Clemente Fabres). Porque en derecho civil puede
hacerse todo aquello que no está prohibido y porque el legislador en ciertos casos excepcionales la
prohibe, quiere decir que la regla general es que sea válida, porque si una persona puede
desprenderse del uso y goce también puede hacerlo de la disposición y porque el art. 53 Nº3 del
Reglamento del CBR señala que " Puede inscribirse todo impedimento o prohibición referente a
inmuebles, sea convencional, legal o judicial que embarace o limite de cualquier modo el libre
ejercicio del derecho de enajenar."

2.- La cláusula de no enajenar engendra una obligación de no hacer, es decir si el dueño


enajena la cosa, viola la obligación de abstenerse que tenía y ello sería motivo para exigirle una
indemnización de perjuicios.
Esta teoría se ha discutido porque se dice que la obligación de no hacer se refiere a actos o hechos
materiales pero no a actos o hechos jurídicos.

3.- Doctrina que niega valor a la cláusula de no enajenar: Se dice que es nula por objeto ilícito,
esto porque el legislador considera la facultad de enajenar como de orden público y si se aceptará
la cláusula se permitiría los fideicomisos y usufructos sucesivos, expresamente prohibidos. También
porque la característica del derecho de dominio es la facultad de disposición y si renunciara a ella
esta facultad no tendría sujeto. Señalan además lo expresado en el art.1810 en el sentido de que
dispone que podrán venderse todas aquellas cosas cuya enajenación no está prohibida por la ley,
por lo que sólo la ley puede prohibir la enajenación de una cosa y no los particulares.

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4.- La corte suprema ha dicho que la cláusula no es nula, sino que constituye una condición
resolutoria.

Es necesario recordar que de acuerdo al art.1480 toda condición resolutoria inductiva a un


hecho ilegal o inmoral, se tendrá por no escrita y la cláusula de no enajenar sería ilícita porque
entraba la libre enajenación de los bienes, facultad que el legislador considera de orden público, por
lo que la cláusula por ser ilegal debe tenerse por no escrita.

e) Comunidad y Copropiedad: Existe copropiedad cuando dos personas ejercen sobre una misma
cosa derechos de la misma naturaleza.
La copropiedad está reglamentada dentro de los cuasicontratos, art.2.304 y ss.

Cuando la indivisión recae sobre una universalidad jurídica se llama comunidad y cuando
recae sobre una especie o cuerpo cierto copropiedad.

Origen : Puede ser:


Convencional: Como cuando varias personas adquieren una cosa en común.
Legal: Cuando tiene su origen en la ley, ej.: Entre los herederos de una persona, disolución de la
sociedad conyugal por la muerte de un cónyuge se forma una comunidad de bienes entre el
cónyuge sobreviviente y los herederos del difunto, en el caso de la disolución de las sociedades
civiles y comerciales se forma una comunidad mientras se procede a la liquidación.

Judicial: Cuando el estado de indivisión tiene como fuente la resolución de un juez, ej. Hogar
obrero, fallecido el dueño de un hogar obrero puede pedirse al juez que decrete la indivisión hasta
que los herederos lleguen a mayor edad.

Duración de la Indivisión:
Puede ser indeterminada, como cuando se forma por la muerte de una persona,
determinada como cuando dos personas pactan la indivisión por un tiempo no superior a 5 años,
perpetua o forzada, como la comunidad que existe sobre las tumbas o mausoleos.

Naturaleza Jurídica de la copropiedad o comunidad: Existen tres teorías que tratan de explicar
los derechos que tiene cada comunero en la cosa común;
1.- Doctrina de la cuota ideal en el total de la comunidad: Según esta teoría los comuneros tienen
una cuota abstracta, ideal, en el total de la comunidad, sin que sus derechos se radiquen en ningún
bien particular.

2.- Doctrina romana: Estima que la comunidad otorga a cada indivisario una cuota efectiva en cada
una de las cosas que la forman, así cada comunero tiene un derecho de dominio absoluto, perpetuo
y exclusivo sobe su cuota, ej.: Si son tres herederos y hay una casa y un auto cada heredero es
dueño de la tercera parte de cada bien. Esta es la que sigue el Código, así cada comunero tiene un
derecho absoluto que lo autoriza para reivindicar, vender o hipotecar su cuota, pero en lo que se
refiere a la cosa en común existe un derecho colectivo, limitándose el derecho de uno al derecho de
los otros.

3.- Doctrina alemana: Según esta los comuneros no tienen, en la cosa común, ningún derecho, ni
en todo ni en parte, ni material ni intelectualmente, desaparece el derecho colectivo. Todos los

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indivisarios son titulares del derecho de dominio sobre las cosas comunes, derecho que no puede
dividirse.

Término de la Comunidad:
Art.2.312 : La comunidad termina:
1º Por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona,
2º Por la destrucción de la cosa común;
3º Por la división del haber común.

El Art.1317 otorga la facultad a cualquiera de los indivisos o comuneros a pedir la partición,


ya que nadie está obligado a permanecer en al indivisión, de ahí que la acción de partición es
imprescriptible, sin embargo existen casos en que esta acción está limitada, como por ejemplo el
caso de la indivisión pactada por un tiempo no superior a 5 años, el caso del hogar obrero hasta que
los herederos lleguen a mayor edad, y también en el caso de la indivisión forzada como el que
existe respecto de los lagos de dominio privado y el caso de las tumbas y mausoleos.

41.- PROTECCION AL DOMINIO


De la propia definición del derecho de dominio tenemos que el derecho real de dominio o
propiedad otorga a su titular la facultad de gozar y disponer de la cosa sobre la cual recae
arbitrariamente; no siendo contra la ley o el derecho ajeno.

Puede suceder que alguien perturbe o menoscabe el ejercicio del derecho respecto del
titular del mismo, pero existen normas de proteger este derecho frente a terceros, la primera
protección la encontramos en la constitución del 80 en que se establece que:
Art.19 : La constitución asegura a todas las personas:
Nº 24 El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes
corporales o incorporales.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de
ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan
los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y la
conservación del patrimonio ambiental.

Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de
alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial
que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el
legislador..."

Además de la protección de carácter constitucional la ley civil concede diversas acciones


para ampararlo contra atentados o menoscabos de cualquier clase. Esto no sólo respecto del
derecho de dominio sino que también respecto de los demás derechos reales, la principal acción de
defensa del dominio es la acción reivindicatoria, en la cual se expresa el derecho de persecución de
la cosa.

42.- ACCION REIVINDICATORIA


a) CONCEPTO
b) TITULARES DE LA ACCION
c) PRESCRIPCION

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d) EFECTOS

a) Concepto:
Art.889 : "La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa
singular, de que no está en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituírsela."

b) Titulares de la acción:
Condiciones para entablar la acción reivindicatoria.-

1.- ¿Quién puede reivindicar?


El que tiene la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa.
El que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el caso de poderla ganar
por prescripción.

La persona debe ser dueño de la cosa, excepcionalmente puede hacerlo el poseedor aun
cuando no pruebe el dominio al que ha perdido la posesión regular de la cosa, y se hallaba en el
caso de poderla ganar por prescripción. Pero no valdrá contra el verdadero dueño, ni contra el que
posea con igual o mejor derecho. (acción publiciana art. 894).

2.- ¿Que condiciones debe reunir la persona del reivindicante?


- La persona que ejerce la acción no debe estar en posesión de la cosa, ya que lo que
persigue es que se le restituya la misma.
- Debe probarse el dominio, salvo el fisco que no necesita probar el dominio. Esta exigencia
está dada porque el poseedor se presume dueño, mientras otra persona no justifique serlo.

Es importante señalar que tratándose de bienes inscritos la inscripción representa la posesión


(objeto de la litis) por lo que sí el poseedor inscrito es privado de la cosa no entablará esta acción,
sin otras como la querella de amparo o la querella de restablecimiento.

3.- ¿Que cosas son susceptibles de reivindicarse?


*** La cosa debe ser singular; los tribunales han dicho que es condición esencial que se
determine y especifique de tal manera la cosa que no pueda haber duda en su individualización.

*** Pueden reivindicarse las cosas corporales, raíces y muebles, salvo las muebles cuyo
poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almacén, u otro establecimiento industrial en que
se vendan cosas muebles de la misma clase.

Sólo pueden reivindicarse las cosas singulares y no las universalidades, de ahí que el
derecho real de herencia no se puede reivindicar, para ello existe la acción de petición de herencia.

Se ha presentado el problema de determinar si se puede reivindicar en el caso de la


comunidad (o sea cuando la cosa común es una universalidad), se ha llegado a la solución de que
sí, ya que de acuerdo a la teoría romana cada comunero es dueño de su cuota y podrá reivindicarla,
la corte suprema se ha manifestado en este sentido.

No pueden reivindicarse:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

1º El derecho real de herencia, pero si puede reivindicar cosas singulares que estén dentro de la
universalidad,
2º Los derechos personales (solo cosas corporales),
3º Las cosas muebles cuyo poseedor las haya comprado en una feria, tienda, almacén, u otro
establecimiento industrial en que se vendan cosas muebles de la misma clase. Justificada esta
circunstancia no estará el poseedor obligado a restituir la cosa si no se le reembolsa lo que ha
dado por ella y lo que haya gastado en repararla o mejorarla. (se protege la buena fe).
4º En el caso del pago de lo no debido, Si el acreedor supuesto enajenó la cosa, hay que distinguir:
- Sí el título es oneroso y el poseedor está de buena fe no se puede reivindicar,
- Sí el título es gratuito y la cosa es reivindicable se puede reivindicar.
- No se puede reivindicar cuando el tercero adquirió por prescripción.
- Cuando se declara resuelto un contrato no hay acción de reivindicación contra terceros de
buena fe.

4.- ¿Contra quién puede reivindicarse?


*** La regla general es que la reivindicación se dirija contra el actual poseedor, de ahí que si
el reivindicante no sabe quién es el actual poseedor pero si el mero tenedor puede pedir que éste
sea obligado a declarar el nombre y residencia de la persona a cuyo nombre la tiene.

Para el caso de que una persona de mala fe se haga pasar por poseedor sin serlo se
establece que será obligado a la indemnización de todo perjuicio al reivindicante.

*** Puede dirigirse la acción contra los herederos del poseedor, pero en cuanto a la cosa
contra aquél que la tiene, y en lo que se refiere al pago de las indemnizaciones por los deterioros y
la devolución de los frutos en el tiempo intermedio contra todos los herederos a prorrata de sus
cuotas.

*** Puede dirigirse en contra de aquél que ha dejado de poseer la cosa, cuando se hace
difícil o imposible la persecución de ella, en este caso hay que distinguir:
El poseedor estaba de buena fe, (para considerar la buena fe se atiende al momento en que
empezó a poseer), en este caso la acción está destinada a que se entregue el precio recibido al
enajenar la cosa, es un caso de subrogación real, se subroga la cosa por el precio.
El poseedor estaba de mala fe, "Contra el que poseía de mala fe y por hecho o culpa suya
ha dejado de poseer, podrá intentarse la acción de dominio, como si actualmente poseyese."
Respecto del tiempo que la cosa estuvo en su poder tiene las obligaciones y derechos que se
establecen para los poseedores de mala fe.

Saneamiento: Es una obligación del vendedor con respecto al comprador de la cosa de


indemnizarle de los menoscabos que sufra, sobretodo cuando es privado de todo o parte de la cosa
por sentencia judicial, es lo que se llama Saneamiento por evicción.

*** Puede intentarse en contra del mero tenedor, en el caso del que poseyendo a nombre ajeno
retenga indebidamente una cosa raíz o mueble, aunque lo haga sin ánimo de señor. (Ejs.
arrendatario y comodatario). Art.915

c) Prescripción:
La acción reivindicatoria se extingue cuando se ha extinguido el derecho de dominio, es
decir cuando alguien ha adquirido por prescripción adquisitiva el derecho.

El plazo podrá ser:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

P. Ordinaria:
Muebles: 2 años
Inmuebles: 5 años

P. Extraordinaria:
Muebles: 10 años
Inmuebles: 10 años

Art.2.517 : " Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción
adquisitiva del mismo derecho. "

Características de la acción reivindicatoria:


1.- Es una acción real, deriva de un derecho real.
2.- Puede ser mueble o inmueble,

d) Efectos:
Durante el juicio puede el reivindicante solicitar ciertas medidas precautorias con el objeto de
asegurar el resultado de la acción:
* Si es una cosa corporal mueble y se teme que se pierda o deteriore en manos del
poseedor podrá el actor pedir el secuestro de la cosa y el poseedor estará obligado a consentir en
ello o prestar caución de restitución.

* Si se trata de un inmueble el poseedor seguirá gozando del bien hasta la sentencia


definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada, pero el actor puede impetrar las providencias
necesarias para evitar todo deterioro de la cosa.

43.- PRESTACIONES MUTUAS


Son las indemnizaciones, devoluciones recíprocas, que se deben mutuamente reivindicante
y poseedor, cuando este último es vencido en el juicio reivindicatorio. Estas normas se aplican a
otros casos como en el caso de la declaración de nulidad.
Cuando el poseedor vence no proceden las prestaciones mutuas.

A.- Obligaciones del poseedor vencido frente al reivindicante:


 Debe restituir la cosa en el plazo señalado por el juez.
 Debe indemnizar los deterioros que hubiere causado a la cosa, si estaba de buena fe no
responde de los perjuicios que provengan de su hecho o culpa mientras dura la buena fe, salvo
que se haya aprovechado de los deterioros como por ejemplo destruyendo un bosque y
vendiendo la madera o empleándola en beneficio suyo.( deja de haber buena fe desde la
contestación de la demanda). El poseedor de mala fe es responsable de los deterioros que por
su hecho o culpa ha sufrido la cosa por lo tanto debe indemnizar de todo perjuicio sufrido por la
cosa.
 Debe restituir los frutos, si estaba de mala fe debe restituir los frutos naturales y los civiles, y no
sólo los percibidos, sino los que el dueño hubiera podido percibir con mediana inteligencia y
actividad teniendo la cosa en su poder. Si estaba de buena fe, no está obligado a devolver los
frutos percibidos antes de la contestación de la demanda, con respecto a los posteriores se
asimila al poseedor de mala fe.
 Debe abonarle al reivindicante los gastos de custodia y conservación de la cosa durante el juicio.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

B.- Obligaciones del reivindicante respecto del poseedor vencido:


** Debe pagar los gastos ordinarios y costos de producción de los frutos.
** Debe abonar las mejoras, o sea toda obra que se ejecuta en una cosa y que tiene por objeto su
conservación o un aumento de su valor, ó en razón de lujo y recreo, pueden ser de tres clases:
a.- Mejoras necesarias, son aquellas indispensables para la conservación y mantenimiento
de la cosa.
Pueden ser: Materiales o inmateriales.
b.- Mejoras Utiles, son las que aumentan el valor venal de la cosa.
c.- Mejoras Voluptuarias, consisten en objetos de lujo y recreo, y si aumentan el valor de la cosa, es
una forma insignificante.

El reivindicante deberá abonar las mejoras necesarias, tanto al poseedor de buena como al
de mala fe, tratándose de las mejoras necesarias materiales el reivindicante deberá abonar los
gastos, pero reducidos al valor que tengan actualmente; con respecto a las mejoras necesarias
inmateriales deberá abonarlas en cuanto le aprovecharen y en cuanto se hubieren llevado a cabo
con mediana inteligencia y economía.
Mejoras Utiles: Si el poseedor estaba de buena fe deberá el reivindicante reembolsar a su arbitrio o
el valor de las mejoras o el aumento del valor que la cosa hubiere experimentado.

Si el poseedor estaba de mala fe no tiene derecho a que se le restituyen las mejoras útiles,
pero tiene derecho a llevarse los materiales que puedan separarse sin detrimento de la cosa, y sólo
si el reivindicante se niega a pagar el valor de los materiales.

Mejoras Voluptuarias: El reivindicante no está obligado a pagarlas, pero podrá el poseedor de buena
o mala fe llevarse los materiales cuando el reivindicante se niega a pagarlos y cuando pueden
sacarse sin detrimento de la cosa.

El poseedor vencido tiene el derecho legal de retención establecido en su favor para el caso
de que el reivindicante le adeude el valor de las mejoras, cuando estas fueron superiores a los
frutos o por otro motivo, o se le asegure el pago a su satisfacción. Art.914.

44.- MODOS DE ADQUIRIR


a) CONCEPTO
b) ENUMERACION Y CLASIFICACION
c) TITULOS, CONCEPTO Y CLASIFICACION.

a) Concepto: Son ciertos hechos materiales a los cuales la ley les atribuye la virtud de hacer nacer
o traspasar el derecho de dominio.

Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad. (19 Nº24).

Pueden consistir en hechos o actos cuyo efecto consiste en la creación, transferencia o


transmisión de un derecho de dominio o de cualquier otro derecho real.

b) Enumeración y Clasificación:
Art. 588: " Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la
sucesión por causa de muerte, y la prescripción."

El código olvidó nombrar la ley como modo de adquirir.

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Clasificación:

1.* ---- --> Originarios


Derivativos.

2.* ------> A título singular


A título universal.

3.* ------> Por actos entre vivos


Por causa de muerte.

4.* ------> A título gratuito


A título oneroso

1.- Los modos de adquirir el dominio pueden ser Originarios o Derivativos, son originarios aquellos
que provocan el nacimiento de un derecho sin que haya relación de causa a efecto con el
antecesor, es decir el primer titular es la persona que adquiere la cosa, son originarios la ocupación,
la accesión y la prescripción. Es Derivativo cuando el dominio no nace inmediatamente en el titular,
sino que hay traspaso de dominio, habiendo relación directa de causa a efecto entre antecesor y
sucesor. Son derivativos la tradición y la sucesión por causa de muerte.

Esta clasificación tiene importancia para medir el derecho del que adquiere, ya que si son
modos originarios bastará con atender al titular, pero si son derivativos habrá que ver el derecho del
antecesor, ya que nadie puede trasmitir o transferir más derechos que los que tiene.

2.- Pueden ser a título singular o a título universal, son a título singular, cuando no permiten la
adquisición de universalidades jurídicas, sino sólo de bienes determinados en especie o una o más
especies de un género determinados. La ocupación y la accesión son siempre a título singular, la
sucesión por causa de muerte puede ser a título singular cuando se trata de legados o a título
universal tratándose de herencia, la tradición por regla general son a título singular,
excepcionalmente son a título universal como en la herencia; son a título universal, cuando
permiten adquirir todos los bienes de una persona (universalidad) o una parte alícuota de ellos.

3.- Por acto entre vivos o por sucesión por causa de muerte, por acto entre vivos, son aquellos en
que el traspaso de dominio opera en vida de las personas que intervienen, sucede así en la
ocupación, accesión, tradición, y la prescripción; por sucesión por causa de muerte, requiere para
operar la muerte del causante.

4.- A título gratuito o a título oneroso, si es a título gratuito, el adquirente no hace sacrificio
pecuniario alguno, como en la ocupación, la accesión, la prescripción, la sucesión por causa de
muerte y la tradición en el caso de las donaciones; es a título oneroso, cuando al adquirente le
significa un sacrificio pecuniario, como la tradición.

El dominio sólo se puede adquirir por un modo, es decir si opera uno no opera otro.

Título: Es la causa que habilita para adquirir el dominio, el antecedente jurídico que viene a justificar
el hecho material que ocasiona el nacimiento o el traspaso de los derechos reales.
En materia posesoria es la causa, el antecedente de la posesión.

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Clasificación:
Pueden ser:
-------> Títulos translaticios de dominio
Títulos constitutivos de dominio
Títulos de mera tenencia,

Título translaticio de dominio: Se exige en la tradición y es aquél que por su naturaleza sirve para
transferirlo, como la venta, permuta, donación entre vivos.

Título constitutivo de dominio: Son títulos constitutivos de dominio la ocupación, la accesión y la


prescripción.

Título de mera tenencia es aquél que por su naturaleza no sirve para transferir el dominio como por
ej. el arrendamiento o el comodato.

45.- OCUPACION
a) CONCEPTO
b) EXTENSION
c) CAPACIDAD
d) CLASES

a) Concepto: Art.606: "Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a
nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas, o por el derecho internacional."
Es necesario la aprehensión material de la cosa hecha con la intención de adquirirla.

Requisitos :
** Debe tratarse de cosas que no pertenecen a nadie, dentro de estas están las cosas que nunca
han tenido dueño como los animales bravíos o salvajes, las perlas y conchas que arroja el mar y
que no tienen señales de dominio anterior, las cosas que han tenido dueño pero éste las ha
abandonado para que haga suyas el primer ocupante, como las monedas que se arrojan a la
multitud, y el tesoro que también ha tenido dueño y los animales domésticos que recobran su
libertad.

** Debe haber aprehensión material de las cosas, con intención de adquirirlas, es decir debe haber
ánimo, por lo que son incapaces de adquirir por este medio los dementes y los infantes.

** La adquisición de las cosas no debe estar prohibida por las leyes o por el derecho internacional.

Clases de ocupación, puede haber:


------> Ocupación de cosas animadas ----> caza y pesca
------> Ocupación de cosas inanimadas --> invención o hallazgo, tesoro, cosas
abandonadas al primer
ocupante, la captura bélica.
------> Especies al parecer pérdidas.
------> Especies Náufragas.

1.- Ocupación de cosas animadas: Art.607 " La caza y la pesca son especies de ocupación por
las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos."
Art.608 " Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven naturalmente libres e
independientes del hombre, como las fieras y los peces; domésticos los que pertenecen a especies
que viven ordinariamente bajo la dependencia del hombre, como las gallinas, las ovejas; y

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domesticados los que sin embargo de ser bravíos por su naturaleza se han acostumbrado a la
domesticidad y reconocen en cierto modo el imperio del hombre.

Estos últimos, mientras conservan la costumbre de volver al amparo o dependencia del


hombre, siguen la regla de los animales domésticos, y perdiendo esta costumbre vuelven a la clase
de los animales bravíos."

2.- Ocupación de cosas inanimadas:


** La invención o hallazgo es una especie de ocupación por la cual el que encuentra una cosa
inanimada que no pertenece a nadie, adquiere su dominio, apoderándose de ella.
De este modo se adquiere el dominio de las piedras, conchas y otras substancias que arroja
el mar y que no presentan señales de dominio anterior.
Se adquieren del mismo modo las cosas cuya propiedad abandona su dueño, como las
monedas que se arrojan para que las haga suyas el primer ocupante.
No se presumen abandonadas por sus dueños las cosas que los navegantes arrojan al mar
para aliviar la nave.

** El Tesoro, el descubrimiento de un tesoro es una especie de invención o hallazgo.


Se llama tesoro la moneda o joyas, u otros efectos preciosos, que elaborador por el hombre
han estado largo tiempo sepultados o escondidos sin que haya memoria ni indicio de su dueño.

** La captura bélica, es el botín que se toma en una guerra a los enemigos. Los bienes adquiridos
por captura bélica pertenecen al estado.

3.- Especies al parecer perdidas, deben devolverse a su dueño, pero si nadie las reclama deberá
notificarse mediante tres avisos mediando treinta días entre uno y otro, y si dentro del mes
subsiguiente al del último aviso no aparece nadie se venderán las especies en pública subasta, el
producto, deducidos los gastos de aprehensión y conservación, se repartirá entre el que las
encontró y la municipalidad respectiva.

4.- Especies Náufragas, deben devolverse a los dueños, pero si nadie aparece a reclamarlos se
notifica por tres avisos en diarios mediando quince días entre uno y otro y en lo demás se sigue el
mismo procedimiento anterior.

46.- ACCESION
a) CONCEPTO
b) EXTENSION
c) CAPACIDAD
d) CLASES
e) NATURALEZA JURIDICA

a) Concepto: Art.643 : " La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a
serlo de lo que ella produce, o de lo que se junta a ella. Los productos de las cosas son frutos
naturales o civiles. "

b) Extensión: Puede adquirirse cosas muebles e inmuebles por este modo.

c) Capacidad: Cualquier persona puede adquirir por la accesión, ya que no se requiere de voluntad
para adquirir, basta ser dueño de la cosa principal para adquirir lo que ella produce y lo que accede
o se junta a ella.

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d) Clases:
accesión de frutos frutos naturales
frutos civiles

Puede ser --> inmueble a inmueble


accesión propiamente tal -> mueble a inmueble
mueble a mueble

1.- Accesión de frutos: Se da cuando el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce,
sean frutos civiles o naturales.
Producto : Es todo lo que se obtiene de una cosa o sale de ella, como los minerales de una mina,
los frutos de los árboles, se dividen en productos propiamente tales y frutos.
Frutos : Es lo que produce periódicamente una cosa, según su destino natural y sin desmedro o
disminución sensible de su sustancia, como por ejemplo los frutos o flores de los árboles, las
maderas de los bosques, etc.

Pueden ser naturales o civiles.

La diferencia entre producto y fruto solo tiene importancia cuando se trata reconstituir
derechos en favor de terceros, ya que por regla general solo se puede ceder el derecho a gozar de
los frutos.
Frutos Naturales: Art. 644 " Se llaman frutos naturales los que da la naturaleza ayudada o no de la
industria humana."

Los frutos naturales pueden encontrarse en tres estados:


Pendientes : Mientras se adhieren a la cosa que los produce.
Percibidos : Son los que han sido separados de la cosa.
Consumidos : Cuando se han consumido o enajenado.

Los terceros sólo pueden adquirir los frutos por percepción.

Frutos Civiles: Son las prestaciones que los terceros deben al dueño a cambio del uso y el goce de
una cosa.

Art.647: "Se llaman frutos civiles los precios, pensiones o cánones de arrendamiento o
censo, y los intereses de capitales exigibles, o impuestos a fondo perdido.
Los frutos civiles se llaman pendientes mientras se deben; y percibidos, desde que se
cobran."

Canon: Es el interés que produce el capital acensuado.


Intereses de capitales exigibles: Son aquellos en los cuales el dueño conserva el derecho de
reembolso (ej. mutuo).
Capitales impuestos a fondo perdido: Son aquellos que se entregan a otro, que los adquiere en
forma definitiva, pero con la obligación de pagar una pensión periódica (ej. renta vitalicia)

Los frutos civiles y los naturales pertenecen al dueño de la cosa de que provienen, sin
perjuicio de los derechos constituidos por las leyes, o por un hecho del hombre, en favor de terceros
como el poseedor de buena fe, el arrendatario, el usufructuario, etc.

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2.- Accesión propiamente tal: se produce cuando una cosa se junta a otra, sea en forma natural o
artificial, lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

Puede ser de tres clases:


** De inmueble a inmueble aluvión
avulsión
mutación álveo o
cambio cauce de un río o natural del suelo
formación de nueva isla
** De mueble a inmueble ---> edificación,
plantación o siembra o
industrial ejecutados en inmueble,
cuando los materiales no pertenecen al dueño del inmueble

** De mueble a mueble adjudicación


especificación
mezcla

** De Inmueble a Inmueble **

Aluvión : Art.649 " Se llama aluvión el aumento que recibe la ribera de la mar o de un río o lago por
el lento e imperceptible retiro de las aguas." Este retiro además de ser lento e imperceptible debe
ser definitivo.

Avulsión : Es aquella parte del suelo que arrancada por una avenida u otra fuerza natural violenta
es transportada de un sitio a otro.

En este caso el dueño de la parte conserva su dominio para el sólo efecto de llevársela, pero
si no la reclama dentro de un año subsiguiente a la fuerza se hace dueño el propietario del predio
donde quedo.

Para el caso de una inundación el terreno que es restituido antes de cinco años volverá a
ser de los antiguos dueños, después de ese lapso se aplicarán las reglas de la accesión.

Mutación del álveo o cambio de cauce de un río: Sí un río varía de curso, pueden darse dos
situaciones:
1º Los propietarios podrán con autorización de la autoridad competente hacer las obras necesarias
para restituir las aguas a su antiguo cauce.
2º Si queda una parte en seco pertenecerá a los riberanos,
3º Si el río se abre en dos brazos que no vuelven a juntarse las partes que queden descubiertas
accederán a las heredades contiguas.

Formación de nueva isla: Para que pueda adquirirse es necesario que la nueva isla no pertenezca
al estado, es decir debe formarse en ríos o lagos no navegables por buques de más de 100
toneladas, y debe formarse con carácter definitivo.

** De Mueble a Inmueble o Industrial **


Edificación y plantación o siembra ejecutados en un inmueble, cuando los materiales,
plantas o semillas pertenecen a personas distintas que el dueño del suelo: Para que se dé
esta clase de accesión es necesario:
1º Que no haya entre el dueño del suelo y el dueño de los materiales un vínculo contractual, y
2º Los materiales, plantas o semillas deben haberse incorporados en forma definitiva al suelo.

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Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir el dueño del suelo se hace dueño de
las cosas edificadas, plantadas o sembradas en él, pero el dueño de los materiales tiene derecho a
ser indemnizado. hay que distinguir:
1º ** Si el dueño del suelo edificó, sembró o plantó con materiales, plantas o semillas ajenas en
suelo propio hay que distinguir si el dueño de los materiales, semillas o plantas tenía o no
conocimiento del uso que hacía de ellos el propietario del suelo.

** El dueño de los materiales no tenía conocimiento, hay que distinguir:


*** Si el propietario del suelo procedió con justa causa de error, debe pagar al dueño de los
materiales el justo precio de ellos o restituirlo otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud, a
su elección.

*** Si el propietario ha procedido sin justa causa de error, debe pagar al dueño de los materiales el
justo precio o restituirle otro tanto de la misma naturaleza, calidad y aptitud, y además pagarle los
perjuicios que le hubiere causado.

*** Si el propietario del inmueble procedió a sabiendas de que los materiales eran ajenos, o sea de
mala fe, debe no sólo pagar el justo precio y las indemnizaciones que correspondan sino que
además queda sujeto a la acción penal que corresponda.

** El dueño de los materiales tuvo conocimiento: En este caso debe pagar el justo precio de los
materiales o restituirle igual cantidad, calidad y aptitud.

2º ** Se edifica, planta o siembra en terreno ajeno con materiales propios, hay que distinguir si el
dueño del terreno tuvo o no conocimiento:

** El dueño del terreno no tuvo conocimiento: Habrá que ver si el dueño de los materiales obro de
buena o mala fe, para las indemnizaciones que procedan.

** El dueño del terreno tuvo conocimiento: Será obligado para recobrar su terreno a pagar el valor
del edificio, plantación o sementera.

** De Mueble a Mueble **
Adjunción: Es una especie de accesión y se verifica cuando dos cosas muebles pertenecientes a
diferentes dueños se juntan una a otra, pero de modo que puedan separarse y subsistir cada una
después de separada; como cuando el diamante de una persona se engasta en el oro de otra, o en
un marco ajeno se pone un espejo propio.

En los casos de adjunción, no habiendo conocimiento del hecho por una parte, ni mala fe
por la otra, el dominio de lo accesorio accederá al dominio de lo principal con el gravamen de pagar
al dueño de la parte accesoria su valor.

Para determinar que es lo principal se atenderá a la estimación, así será de más estimación:
1º La cosa que tuviere para su dueño un gran valor de afección,
2º Si no hubiere diferencia de estimación, aquella cosa que sirva para el uso, ornato o complemento
de la otra, se tendrá por accesoria.
3º Si no se puede aplicar ninguna de las dos reglas anteriores se mirará como principal la de mayor
volumen.
4º Si fueren de volumen similar, habrá comunidad.

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Especificación: " Se verifica cuando la materia perteneciente a una persona, hace otra persona
una obra o artefacto cualquiera, como si de uvas ajenas se hace vino, o de plata ajena una copa, o
de madera ajena una nave."

No habiendo conocimiento por una parte, ni mala fe por la otra, tendrá derecho el dueño de la
materia a reclamar la nueva especie pagando la hechura, pero si la nueva obra vale mucho más
que la materia primitiva, como si se pinta en lienzo ajeno o se hace una escultura en mármol ajeno,
el dueño de la materia tendrá solo derecho a la indemnización de los perjuicios.

Mezcla: Se produce cuando se juntan materias áridas o líquidas pertenecientes a distintos dueños,
de manera que es imposible separarlas.

Si no ha habido conocimiento por una parte, ni mala fe de la otra, el dominio de la cosa


pertenecerá a dichos dueños proindiviso, a prorrata del valor de la materia de cada uno, pero si uno
de los materiales es de un valor considerablemente superior, el dueño de ella tendrá derecho a
reclamar la cosa, pagando el precio de la materia restante.

e) Naturaleza jurídica: En Chile no cabe duda que es un modo de adquirir, ya que el Código le da
ese carácter, pero en doctrina no es considerado como tal porque falta la voluntad de adquirir de
parte del adquirente; en el Derecho Francés se dice que es una consecuencia del derecho de
dominio por la cual el dueño de una cosa se hace dueño de lo que ella produce, aún sin saberlo.

47.- TRADICION
a) CONCEPTO
b) EXTENSION
c) CAPACIDAD
d) REQUISITOS
e) EFECTOS
f) CLASIFICACION

a) Concepto: Art.670 " La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la
entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intensión de
transferir el dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo.
Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales."
El Art.702 agrega: " Para que la tradición sea válida debe ser hecha voluntariamente por el
tradente o por su representante."

La diferencia entre Entrega y Tradición es que entrega supone el traspaso material de una
cosa de manos de una persona a otra, pero la tradición requiere además de ello un elemento
intencional, la intención de adquirir por una parte y la intención de transferir el dominio por la otra.
Esta intención se manifiesta por la existencia de un título translaticio de dominio. Pese a esta
distinción el Código a veces confunde ambas palabras, sucede así por ej. en el comodato que habla
de tradición debiendo decir entrega y en la definición de los contratos reales que dice se
perfeccionan por la tradición de la cosa debiendo decir entrega, otras veces confunde las palabras y
las usa como sinónimo.

b) Extensión: Mediante la tradición se pueden adquirir tanto las cosas corporales muebles e
inmuebles, y las incorporales sean derechos reales o personales. También el derecho real de
herencia.

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Características de la tradición:
1.- Es un modo de adquirir derivativo, ya que de acuerdo al art.682 " Si el tradente no es el
verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la
tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada.
Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse éste transferido
desde el momento de la tradición."
2.- Opera entre vivos.
3.- Puede ser a título gratuito u oneroso.
4.- Por regla general es un modo de adquirir a título singular, puede ser universal cuando se trata
del derecho real de herencia.
5.- Es una convención pues extingue obligaciones; ya que no hay que olvidar que los contratos no
transfieren el dominio sino que de ellos sólo nacen derechos personales.

c) Capacidad: Para que la tradición sea válida Algunos han estimado que el tradente debe tener la
capacidad de ejercicio y el adquirente la capacidad de goce, sin embargo esto no es así, por cuanto
la tradición es un acto jurídico bilateral y por ello ambas partes deben tener plena capacidad de
ejercicio.

d) Requisitos para que la tradición sea válida:


1.- Es necesario que existan dos personas, tradente y adquirente, esto porque la tradición es una
convención.

Art.671: Se llama tradente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa
entregada por él o a su nombre, y adquirente la persona que por la tradición adquiere el dominio de
la cosa recibida por él o a su nombre.
Pueden entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios, o sus representantes
legales.
En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de un acreedor, en
pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente, y el juez su representante
legal.
La tradición hecha por o a un mandatario debidamente autorizado, se entiende hecha por o
a el respectivo mandante."

2.- Deben consentir ellas o sus representantes, debe haber voluntad. (consentimiento), de ahí que
el art.672 expresa: ”Para que la tradición sea válida debe ser hecha voluntariamente por el tradente
o por su representante.
Una tradición que al principio fue inválida por haberse hecho sin voluntad del tradente o de
su representante, se valida retroactivamente por la ratificación del que tiene facultad de enajenar la
cosa como dueño o como representante del dueño."

El art. 673 expresa que para que sea válida la tradición se requiere también el
consentimiento del adquirente o de su representante, y señala que la tradición que fue inválida en
un principio por haber faltado este consentimiento se valida retroactivamente por la ratificación.
(debió decir confirmación ya que se trata de la confirmación de un acto inoponible y no de una
ratificación de nulidad ya que la N. absoluta no puede ratificarse, lo mismo en el caso anterior).

Error en la tradición, puede haber vicios del consentimiento, pero aquí hay normas especiales
para el error 676:

* Error en la identidad de la especie que debe entregarse, vicia el consentimiento y trae la nulidad
del acto, se discute si es nulidad absoluta o relativa.

79
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

* Error en cuanto a la persona del adquirente, el deudor es el tradente y el acreedor es el


adquirente, si el pago se hace a una persona que no es el acreedor o su representante, el pago es
nulo, (1.576) pero si el error se refiere sólo al nombre, la tradición es válida.

Esta norma que anula la tradición por el error en la persona es una norma de excepción, ya
que el error sobre la persona no anula el consentimiento sino sólo cuando la consideración a ella
sea la causa principal o determinante del acto o contrato.

* Error en cuanto al título, el antecedente que justifica una tradición es un contrato anterior que toma
el nombre de título, como acto jurídico, de ahí que todo vicio del contrato se traslada a la tradición.
Así el error en cuanto a la naturaleza del título como cuando una parte entiende que hay
compraventa y otra donación. ambos son títulos translaticios, pero diferentes en su naturaleza; o
cuando una persona entiende que hay título translaticio y la otra título de mera tenencia.(677).

Art.678 "Si la tradición se hace por medio de mandatarios o representantes legales, el error
de éstos invalida la tradición."

3.- Debe existir un título translaticio de dominio que sea válido; Art.675 "Para que valga la tradición,
se requiere un título translaticio de dominio, como el de venta, permuta o donación.
Se requiere además que el título sea válido respecto de la persona a quien se confiere. Así
el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges. "
Lo anterior significa que el título debe ser justo.

Título translaticio de dominio, es aquél que por su naturaleza sirve para transferirlo, como la venta,
la permuta, la donación entre vivos.(703)

Art.679 " Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el


dominio sin ellas."

4.- Se requiere además la entrega material o simbólica de la cosa.

TRADICION DEL DOMINIO DE LOS BIENES MUEBLES:


Art.684: La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a
la otra que le transfiere el dominio, y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes:
1. Permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente;
2. Mostrándosela;
3. Entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la
cosa;
4. ncargándose el uno en poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido; y
5. Por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como
usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario, o a cualquier otro título no translaticio de
dominio; y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye en usufructuario,
comodatario, arrendatario, etc."

TRADICION DEL DOMINIO DE LOS BIENES RAICES Y DE LOS DERECHOS REALES


CONSTITUIDOS EN ELLOS.
Art.686: “Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el
registro del conservador.
De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso
constituidos en bienes raíces, de los derechos de habitación o de censo y del derecho de hipoteca."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Inscripción en el Registro del Conservador de Bienes Raíces:


Es la única manera de efectuar la tradición de los inmuebles y de los derechos reales constituidos
en ellos (salvo las servidumbres y el derecho real de herencia).
La inscripción da publicidad a la propiedad territorial.

La inscripción es requisito, prueba y garantía de la posesión de los inmuebles.

Algunas veces la inscripción es solemnidad en ciertos actos,


En las donaciones entre vivos, en los fideicomisos que recaen sobre inmuebles, en los
usufructos que hayan de recaer sobre inmuebles por acto entre vivos, para la constitución de los
derechos de uso y habitación, para la validez del censo, para la validez de la hipoteca.

La inscripción sólo acredita la posesión.

Conservador de Bienes Raíces:


Libros que lleva:
1.- Repertorio
2.- El registro, que se compone de tres libros:
a.- Registro de Propiedad
b.- Registro de Hipotecas y gravámenes
c.- Registro de interdicciones y prohibiciones de enajenar
3.- Índice general.

En el Repertorio el conservador anota los títulos que se le presentan para inscribir con la
fecha de la presentación. Esto tiene importancia para el caso en que el conservador se niegue a
inscribir, cuando el título no reúna los requisitos exigidos, en ese caso puede el requirente dentro del
plazo de dos meses corregir los errores del título, y la inscripción se retrotraerá a la fecha de la
anotación en el repertorio.

En el registro, que se compone de tres libros:


1. el de propiedad, donde se anotan los títulos translaticios de dominio;
2. el de hipotecas y gravámenes, donde se anotan las hipotecas, censos, derechos de usufructo,
uso y habitación, fideicomisos, servidumbres y otros gravámenes;
3. el de interdicciones y prohibiciones de enajenar, se inscribe todo impedimento o prohibición que
embarace o limite de algún modo el libre ejercicio del derecho de enajenar.

Títulos que deben inscribirse: Art.52 Reglamento C.B.R.


1º Los títulos translaticios del dominio de los bienes raíces; los títulos de derecho de usufructo, uso,
habitación, censo e hipoteca constituidos en inmuebles, y la sentencia ejecutoria que declare la
prescripción adquisitiva del dominio o de cualquiera de dichos derechos.
Acerca de la inscripción de los títulos relativos a minas, se estará a lo prevenido en el
Código de Minería;

2º La constitución de fideicomisos que comprendan o afecten bienes raíces; la del usufructo, uso y
habitación que hayan de recaer sobre inmuebles por acto entre vivos; la constitución, división,
reducción y redención del censo; la constitución de censo vitalicio, y la constitución de la hipoteca.
Las reglas relativas a la hipoteca de naves pertenecen al Código de Comercio;

3º La renuncia de cualquiera de los derechos enumerados anteriormente;

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

4º Los decretos de interdicción provisoria y definitiva, el de rehabilitación del disipador y demente, el


que confiera la posesión definitiva de los bienes del desaparecido y el que conceda el beneficio de
separación de bienes, según el artículo 1385 del Código Civil.
Cabe agregar que de acuerdo al Art.52 Nº 8 de la Ley de Quiebras, debe inscribirse la
sentencia definitiva que declare la quiebra en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones del
Conservador de Bienes Raíces del departamento en que se hubiere declarado la quiebra y también
en el de los conservadores correspondientes a cada uno de los inmuebles pertenecientes al fallido.

Títulos que pueden inscribirse: Art.53 Reglamento C.B.R.


1º Toda condición suspensiva o resolutoria del dominio de bienes inmuebles o de otros derechos
reales constituidos sobre ellos;

2º Todo gravamen impuesto en ellos que no sea de los mencionados en los números 1º y 2º del
artículo anterior, como las servidumbres.
El arrendamiento en el caso del artículo 1962 del Código Civil y cualquiera otro acto o
contrato cuya inscripción sea permitida por la ley;

3º Todo impedimento o prohibición referente a inmuebles, sea convencional, legal o judicial, que
embarace o limite de cualquier modo el libre ejercicio del derecho de enajenar. Son de la segunda
clase el embargo, cesión de bienes, secuestro, litigio, etc.

Para el caso de inscribir una propiedad que no haya estado inscrita con anterioridad el
conservador exigirá que se haya cumplido con ciertas diligencias previas,
a) Deberán las partes dar publicidad de la transferencia por medio de tres avisos en un periódico del
departamento o de la capital de la provincia.
b) Deberán poner un cartel fijado durante 15 días en la oficina del conservador donde se exprese el
nombre de las personas que transfieren, los limites y nombres de la propiedad.

El conservador deberá certificar las circunstancias anteriores al pie del cartel y lo protocolizará, la
inscripción no podrá hacerse sino hasta treinta días después de otorgado dicho certificado.

Inscripción establecida por el Art.688:


Art. 688: "En el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por el ministerio de
la ley al heredero; pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer en manera alguna
de un inmueble, mientras no preceda:
1º El decreto judicial que da la posesión efectiva: este decreto se inscribirá en el registro de la
comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado; y si la sucesión es testamentaria,
se inscribirá al mismo tiempo el testamento;
2º Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos 1º y 2º del artículo precedente; en virtud
de ellas podrán los herederos disponer de consuno de los inmuebles hereditarios; y

3º La inscripción especial prevenida en el inciso 3º: sin ésta no podrá el heredero disponer por sí
solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido."

*** Posesión Legal, es la que se otorga al heredero por el solo ministerio de la ley, no requiriendo ni
corpus ni animus.

*** Posesión material o real, es la que tiene aquél que se presenta ejecutando actos de heredero.

*** Posesión efectiva, es el decreto judicial que reconoce a una persona la calidad de heredero,
pero este derecho que se reconoce no es excluyente, ya que se otorga al heredero aparente, tiene
valor mientras otras personas no se presentan con iguales o mejores derechos.(relación 704

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Nº4).**** Cabe señalar que desde el punto de vista procesal la resolución que concede la posesión
efectiva es de acuerdo al art.158 del C.P.C. un "Auto", ya que falla un incidente sin establecer
derechos permanentes en favor de las partes.

Sanción por la omisión de las inscripciones establecidas por el art.688 del Código Civil, La
sanción está establecida en el art.696 que señala: "Los títulos cuya inscripción se prescribe en los
artículos anteriores, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho, mientras la
inscripción no se efectúe de la manera que en dichos artículos se ordena; pero esta disposición no
regirá sino respecto de los títulos que se confieran después del término señalado en el reglamento
antedicho."

Clases de tradición:
T. Real. Art.684 nº 1: permitiéndole la aprehensión material de la
cosa presente, y
Art.685: Cuando con permiso del dueño de un predio se
toman piedras, frutos u otras cosas.
Tradición de los derechos reales sobre una cosa corporal mueble
T. Ficta. : 1º T. Simbólica 684 Nºs 3, 4, 2º T. de larga mano
(mostrándola), 3º T. de corta mano Nº 5, 1ªparte; 4º Cláusula
de constitutum posesorio Nº5, 2ª parte.

Tradición de los Dºs Reales sobre una cosa corporal Inmueble:


Se hará por la inscripción del título en el C.B.R., de la misma manera
se hará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes
raíces, de los derechos de habitación o de censo y del derecho de hipoteca.

Tradición del Dº Real de Herencia:


 En el caso de la cesión no es necesaria la inscripción, basta la tradición real,
ahora bien, si sólo se cede una parte o cuota de un inmueble determinado
será necesaria la inscripción del título en el C.B.R. * Se discute *

Tradición de los Derechos Personales:


1º Nominativos, por la entrega del título y la notificación al deudor o la
aceptación de éste.
2º A la orden, mediante el endoso.
3º Al portador, basta la sola entrega del título.

Tradición del derecho real de servidumbre:


Por escritura pública (698)

e) Efectos de la tradición: El efecto normal de la tradición es transferir el dominio o el dominio del


derecho real constituido sobre una cosa del tradente al adquirente. Art.670

Casos que se pueden presentar:


** El tradente es el dueño de la cosa y tiene la facultad de enajenarla y el adquirente tiene la
facultad de adquirir, en este caso la tradición produce el efecto normal de transferir el dominio.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

** El tradente no es dueño de la cosa, sólo transfiere los derechos que tenga sobre la cosa, siempre
que éstos sean transferibles.

Art. 682 "Si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su
nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo
tradente sobre la cosa entregada.
Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse éste transferido
desde el momento de la tradición."

** El tradente es el poseedor de la cosa, la posesión es un hecho y los hechos no se transfieren, por


lo que sí el "adquirente" está de buena fe, pasa a ser poseedor regular, aunque el tradente haya
sido poseedor irregular, ya que la tradición pasa a ser justo título en materia posesoria y podrá
adquirir por prescripción.

Art.683 " La tradición da al adquirente, en los casos y del modo que las leyes señalan, el
derecho de ganar por la prescripción el dominio de que el tradente carecía, aunque el tradente no
haya tenido ese derecho."

** El tradente es mero tenedor de la cosa, el adquirente podrá ganar por la prescripción cuando
estaba de buena fe, ya que ahí pasa a ser poseedor regular, sirviéndole como justo título la
tradición.
En los dos casos anteriores si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá
haberse éste transferido desde el momento de la tradición.

** Tradición sujeta a modalidades, el art.680 inc.1º señala " La tradición puede transferir el dominio
bajo condición suspensiva o resolutoria, con tal que se exprese."

En este sentido los tribunales han entendido que también se extiende a la condición
resolutoria tácita porque se trata de un acto jurídico bilateral, y de acuerdo al art. 1489 en todo
contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo
pactado.

Tratándose de una condición suspensiva, la tradición es anticipada.

Art.680 inc 2º: Verificada la entrega por el vendedor se transfiere el dominio de la cosa
vendida, aunque no se haya pagado el precio, a menos que el vendedor se haya reservado el
dominio hasta el pago, o hasta el cumplimiento de una condición."

Es necesario destacar que tratándose del contrato de compraventa el código en el art.1874


señala que la cláusula de no transferirse el dominio sino en virtud de la paga del precio, no produce
otro efecto que el derecho de pedir el pago del precio o la resolución del contrato con indemnización
de perjuicios; esta norma tiene el carácter de excepción frente al art.680 que tiene aplicación
general.

Art.681: "Se puede pedir la tradición de todo aquello que se deba, desde que no haya plazo
pendiente para su pago; salvo que intervenga decreto judicial en contrario."

f) Clasificación: La tradición puede ser:


Real : Por la entrega de la cosa art.684 Nº 1 y 685
Ficta o simbólica: En los casos del art. 684 Nºs 2, 3, 4, 5.
Legal : En el caso de la inscripción del título en el C.B.R.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

48.- SUCESION POR CAUSA DE MUERTE


a) CONCEPTO
b) EXTENSION

a) Concepto: La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio de acuerdo al


art.688
Puede definirse a la sucesión como la transmisión de todo o parte del patrimonio de una
persona fallecida a una o más personas vivas, señaladas por el causante o la ley.
Características:
1.- Es un modo de adquirir derivativo,
2.- Es un modo de adquirir gratuito.

b) Extensión: Por medio de este modo de adquirir pueden adquirirse tanto los derechos reales
como los derechos personales, salvo los derechos que la ley declara intransmisibles, y las
obligaciones, salvo las intransmisibles:

Derechos Intransmisibles:
El usufructo, uso y habitación, la expectativa del fideicomisario, las expectativas del
asignatario condicional, el derecho de alimentos, los derechos que tienen como término la muerte
del que los goza como el censo y la renta vitalicia, el mandato termina por la muerte del mandante o
del mandatario.

Obligaciones Intransmisibles:
Las obligaciones que suponen una aptitud especial del deudor, las que tienen como
fundamento la confianza entre acreedor y deudor, las obligaciones contraídas por los miembros de
una corporación, tampoco la solidaridad pasiva.

Como modo de adquirir requiere un título que puede ser el testamento o la ley. (sucesión
testamentaria o intestada o abintestato).

49.- PRESCRIPCION
a) CONCEPTO
b) FUNDAMENTOS
c) REGLAS COMUNES
d) CLASIFICACION
e) REQUISITOS
f) INTERRUPCION Y SUSPENSION
g) INTERVERSION
h) PRESCRIPCION DE DERECHOS REALES Y PERSONALES

a) Concepto: Art.2.492: "La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las
acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones
y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.
Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción."

A la prescripción adquisitiva se le llama también Usucapión, ya que de la definición del


art.2492 y del art.1567 se tiene que la prescripción es también un modo de extinguir las
obligaciones.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

b) Fundamentos: La prescripción es una institución que otorga estabilidad a los derechos,


consolidando las diversas situaciones jurídicas que pueden producirse con el transcurso del tiempo.

c) Reglas comunes a toda prescripción:


1.- Debe ser alegada, sea como acción o como excepción, salvo cuando se trata de la prescripción
de la acción penal o de la pena, la prescripción del carácter ejecutivo de un título en conformidad
con lo dispuesto en el art.442 CPC.(el tribunal debe hacer una revisión del título ejecutivo que se
presenta, para verificar que no tiene más de tres años antes de acoger a tramitación una demanda
ejecutiva)
2.- La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente pero sólo una vez cumplida.
La renuncia es expresa cuando se hace en términos formales y explícitos.

La renuncia es tácita cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que
reconoce el derecho del dueño (poseedor) o del acreedor.(deudor).
Para poder renunciar a la prescripción es necesario tener capacidad para enajenar, es decir
debe tener capacidad de ejercicio, de ahí que para que el representante legal de una persona
pueda renunciar a la prescripción debe cumplir con las mismas formalidades que para enajenar
bienes de su representando.

3.- Las reglas de la prescripción se aplican tanto a favor como en contra del estado,
municipalidades, iglesias, etc.

d) Clasificación: La prescripción puede ser: Adquisitiva o extintiva.

Extintiva: Es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, por no haberse ejercido dichas
acciones y derechos, durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. El
elemento esencial es el no ejercicio de los derechos y acciones durante un cierto tiempo.

Adquisitiva: Es un modo de adquirir las cosas ajenas, por haberse poseído las cosas, durante cierto
lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.(2492) Lo esencial es la posesión.

El transcurso del tiempo es común a ambos tipos de prescripción.

Puede clasificarse también en: Ordinaria y Extraordinaria.


Art. 2.506: "La prescripción adquisitiva es ordinaria o extraordinaria."

Prescripción Ordinaria:
Art. 2.507: "Para ganar la prescripción ordinaria se necesita posesión regular no
interrumpida, durante el tiempo que las leyes requieren."

Art. 2.508: "El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de dos años para los muebles
y de cinco para los bienes raíces."

Prescripción Extraordinaria:
Art.2.510: "El dominio de cosas comerciales que no ha sido adquirido por la prescripción
ordinaria, puede serlo por la extraordinaria, bajo las reglas que van a expresarse:
1ª Para la prescripción extraordinaria no es necesario título alguno.
2ª Se presume en ella de derecho la buena fe, sin embargo de la falta de un título adquisitivo de
dominio.
3ª Pero la existencia de un título de mera tenencia hará presumir mala fe, y no dará lugar a la
prescripción, a menos de concurrir estas dos circunstancias:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

 Que el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos diez años se haya reconocido
expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción;
 Que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni
interrupción por el mismo espacio de tiempo."

Art. 2.511: "El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripción es de
diez años contra toda persona y no se suspende a favor de las enumeradas en el artículo 2.509.

Art. 2512: "Los derechos reales se adquieren por la prescripción de la misma manera que el
dominio, y están sujetos a las mismas reglas, salvas las excepciones siguientes:
1ª El derecho de herencia y el de censo se adquieren por la prescripción extraordinaria de diez
años, (salvo el caso del heredero putativo en que sí se le ha concedido la posesión efectiva por
decreto judicial esta le servirá de justo título y podrá oponer a la acción de petición de herencia la
prescripción de cinco años.( Art.704 inc final en relación Art.1.269)
2ª El derecho de servidumbre se adquiere según el artículo 882 (5 años pero sólo tratándose de las
continuas y aparentes)

e) Requisitos de la prescripción adquisitiva:


** 1.- Que la cosa sea susceptible de ganarse por prescripción, art. 2.498 "Se gana por prescripción
el dominio de los bienes corporales raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han
poseído con las condiciones legales.
Se ganan de la misma manera los otros derechos reales que no están especialmente
exceptuados."

No pueden adquirirse por prescripción:


1º Las cosas corporales que están fuera del comercio humano, es decir las comunes a todos los
hombres.
2º Los derechos personales o créditos.
3º Los derechos reales exceptuados, es decir las servidumbres discontinuas e inaparentes.
4º Los derechos de la personalidad
5º Las cosas propias.

** 2.- Que se haya poseído la cosa, es decir que se haya tenido la cosa con ánimo de señor y
dueño.
La posesión debe ser pública, tranquila, continua y no interrumpida.
** 3.- Que la posesión haya durado el tiempo exigido por la ley, es decir si se trata de la ordinaria
son 2 años para los muebles y 5 para los inmuebles, y si es extraordinaria son 10 años para toda
clase de bienes.

f) Interrupción y Suspensión:
Interrupción: Se produce cada vez que falta la posesión (natural) o cada vez que cesa la inactividad
de parte del dueño de la cosa (civil). Se produce por hechos externos sean naturales como una
inundación o humanos como la acción judicial.

El efecto de la interrupción es que hace perder el tiempo que se lleva corrido de


prescripción.

Interrupción Natural: Art.2.502 casos:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

1.- Cuando sin haber pasado la posesión a otras manos, se ha hecho imposible el ejercicio de actos
posesorios, como cuando una heredad ha sido permanentemente inundada, pero en este caso no
se pierde todo el tiempo anterior sino que sólo se descuenta el tiempo durante el cual no pudo
ejercerce actos posesorios, pero si la inundación dura más de cinco años rige la norma del art. 653,
es decir se interrumpe la posesión.

2.- Cuando se ha perdido la posesión por haber entrado en ella otra persona, en este caso hay que
distinguir:
*** Si se recobra la posesión por vías de hechos se pierde el tiempo anterior.
*** Si se recobra por medios legales, o sea mediante el ejercicio de la acción posesoria (también la
reivindicatoria para el poseedor regular) se entiende que nunca se ha interrumpido, esto guarda
relación con el art.731 que establece que el que recupera legalmente la posesión perdida, se
entenderá haberla tenido durante el tiempo intermedio.
La interrupción natural puede ser alegada por cualquier persona que tenga interés en ello.

Interrupción Civil: Es aquella que se produce cuando cesa la inacción del verdadero dueño o
del que pretende ser tal.

Art. 2.503: "Es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la
cosa, contra el poseedor." Es decir se refiere a la acción reivindicatoria, la que debe ser notificada
para producir el efecto de interrumpir la prescripción.
Pero ni aún la acción judicial (notificada) interrumpe la prescripción en los siguientes casos:
1. - Cuando la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal.
2. - Cuando el recurrente se desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la
instancia.
3. - Cuando el demandado obtuvo sentencia de absolución.

La interrupción civil sólo puede alegarla el que ha entablado la acción, salvo el caso del
art.2.504 cuando la cosa pertenece a varias personas la interrupción respecto de una de ellas, la
interrumpe también respecto de las otras.

Suspensión: Es el beneficio establecido por la ley a ciertas personas, para que en su contra no
corra la prescripción, mientras dura su incapacidad o el motivo que ha tenido en vista el legislador.

Art.2.509: "La prescripción ordinaria puede suspenderse, sin extinguirse; en ese caso,
cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno
hubo.
Se suspende la prescripción ordinaria en favor de las personas siguientes:
1º Los menores; los dementes; los sordomudos; y todos los que estén bajo potestad paterna, o bajo
tutela o curaduría;
2º La mujer casada en sociedad conyugal mientras dure ésta;
3º La herencia yacente.
No se suspende la prescripción en favor de la mujer divorciada o separada de bienes,
respecto de aquellos que administra.
La prescripción se suspende siempre entre cónyuges."

Diferencias entre suspensión e interrupción:


1º En cuanto a sus efectos: La interrupción hace perder el tiempo anterior, en cambio la suspensión
sólo hace que se descuente el tiempo de su duración.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

2º En cuanto a su origen: La interrupción es causada por un hecho externo, sea de la naturaleza o


del hombre, la suspensión opera de pleno derecho.

3º En cuanto a quién puede alegarla: La suspensión sólo puede alegarla aquél en cuyo favor está
establecida, la interrupción puede alegarla cualquiera que tenga interés en ella cuando es natural y
el que entabló la ación cuando es civil.

4º En cuanto a la aplicación: La interrupción se aplica a la prescripción ordinaria y a la


extraordinaria, la suspensión sólo se aplica a la ordinaria.

g) Interversión: La interrupción de la prescripción de corto tiempo produce lo que en doctrina se


llama INTERVERSION.
La Interversión se produce cuando interrumpida civil o naturalmente la prescripción de corto
tiempo, deja de ser tal y pasa a ser de largo tiempo.
Art.2.523 y 2.515, esto porque las prescripciones de corto tiempo están establecidas en
razón de una presunción de pago que deja de existir en ciertos casos y desde ese momento no
existe motivo para un plazo tan corto de prescripción.

h) Prescripción de derechos reales y personales:


Prescripción de derechos reales: Los derechos reales se adquieren por prescripción de la misma
manera que el dominio y están sujetos a las mismas reglas, salvo:
1º Derecho real de censo cuando persigue la finca acensuada, sólo se adquiere por la prescripción
extraordinaria de diez años.
2º Derecho real de herencia se adquiere por la prescripción extraordinaria de diez años, (salvo el
caso del heredero putativo en que si se le ha concedido la posesión efectiva por decreto judicial
esta le servirá de justo título y podrá oponer a la acción de petición de herencia la prescripción de
cinco años. (Art.704 inc final en relación Art.1.269).
3º El derecho de servidumbre se adquiere según el artículo 882 (sólo tratándose de las continuas y
aparentes en 5 años, haya o no justo título, posesión regular o irregular y buena fe en la
inscripción).

Los derechos personales no pueden ganarse o adquirirse por prescripción adquisitiva, pero
de acuerdo al art.1.567 es un modo de extinguir las obligaciones.

50.- DE LA POSESION
a) CONCEPTO
b) NATURALEZA JURIDICA
c) CLASES
d) REQUISITOS
e) POSESION REGULAR E IRREGULAR
f) ADQUISICION, CONSERVACION Y PERDIDA
g) PROTECCION: ACCIONES POSESORIAS, ACCION PAULIANA.

a) Concepto: Art.700: "La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o
dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la
tenga en lugar y a nombre de él.
El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo."
Puede decirse que la posesión es un hecho protegido por el derecho.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Elementos de la posesión: elemento material:


*Corpus
elemento sicológico:
*Animus, que es la intención de portarse como
dueño, es más importante ya que a veces basta para conservar la posesión
el animus.

¿Qué se puede poseer?


Las cosas corporales e incorporales, dentro de estas los derechos reales y los personales
(1576 valida el pago hecho al que estaba en posesión del crédito).

Los derechos de familia: NO, aunque el art.309 habla de la posesión notoria del estado en
este caso la "posesión" tiene un significado diverso, esto es, no referido a la definición del Art.700,
ya que el estado civil no puede adquirirse por prescripción, ahí la posesión es un hecho social y no
sirve para adquirir un estado sino para probar un estado.
Del análisis de los art.310 y 311 se desprende que la posesión notoria en el caso del hijo
legítimo y del matrimonio está constituida por hechos notorios, públicos, que tradicionalmente
consisten en el trato, nombre, y fama que la persona ha tenido frente a terceros, y de acuerdo al
art.313 se probará por un conjunto de testimonios fidedignos, que lo establezcan de un modo
irrefragable; particularmente en el caso de no explicarse y probarse satisfactoriamente la falta de la
respectiva partida, o la pérdida o extravío del libro o registro, en que debiera encontrarse.

Estas normas no se aplican a la filiación natural ni a la ilegítima, pero la posesión notoria


sirve como base para la sentencia tratándose del hijo natural, de acuerdo al establecido en el
Art.271 Nº3.

b) Naturaleza jurídica de la Posesión: De acuerdo al código la posesión es UN HECHO. "


Tenencia de una cosa con animo de señor y dueño"
Se puede poseer una cosa a varios títulos.(701).

c) Clases de posesión:
Justo Título: auténtico
válido
real

Posesión útil:
Regular ---> Justo título
Buena fe al momento de adquirirla Art. 702
Tradición (cuando se invoca t. translaticio)

Irregular falta uno o más requisitos. Art. 708

Posesión Inútil o viciosa:


violenta (fuerza actual o inminente) 710, 711, 712
clandestina 713

Posesión Inútil o viciosa: Es aquella que no habilita para ganar la cosa por prescripción ni está
protegida por las acciones posesorias.
Art.709: Son posesiones viciosas la violenta y la clandestina.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art.710: La posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza, esta puede ser actual o
inminente.

La violencia sólo puede invocarla la persona perjudicada por ella y no importa en contra de
quién se ejerció.

Para repeler la violencia se ha establecido la querella de restablecimiento, que se otorga


incluso al mero tenedor.
Art.712: Existe el vicio de violencia, sea que se haya empleado contra el verdadero dueño
de la cosa, o contra el que la poseía sin serlo, o contra el que la tenía en lugar o a nombre de otro.

Art.711: El que en ausencia del dueño se apodera de la cosa, y volviendo el dueño le repele,
es también poseedor violento.

Art.713: Posesión clandestina es la que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho
para oponerse a ella.

Como es una posesión inútil o viciosa no habilita para adquirir por prescripción ni está
amparada por las acciones posesorias.
La diferencia entre la violenta y la clandestina es que la violencia es un vicio temporal, es
decir sólo al momento de la adquirir la posesión, pero la clandestinidad debe subsistir durante todo
el ejercicio. Además solo puede invocar la clandestinidad el que tiene derecho a oponerse a ella.

OJO: Tanto la posesión violenta como la clandestina cuando deja de existir el vicio, sea fuerza o
clandestinidad se transforman en posesiones útiles que habilitan para prescribir.

Posesión útil: Es aquella que habilita para prescribir, de manera que por el transcurso del tiempo
se puede adquirir el dominio de la cosa por prescripción.

Art. 702: "La posesión puede ser regular o irregular.


Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe;
aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser por consiguiente
poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa el poseedor de buena fe puede ser
poseedor irregular.
Si el título es translaticio de dominio, es también necesaria la tradición.
La posesión a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hará presumir la tradición; a
menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título.

POSESION REGULAR: Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido
adquirida de buena fe; aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión.

Si el título es translaticio de dominio, es también necesaria la tradición.

Requisitos de la posesión regular: ** Justo título,


** Buena Fe al momento de adquirir la posesión y,
**Tradición cuando el título es translaticio de dominio.

1º Justo Título:
Título: Es la causa que habilita para adquirir el dominio, el antecedente jurídico que viene a justificar
el hecho material que ocasiona el nacimiento o el traspaso de los derechos reales.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

En materia posesoria es la causa, el antecedente de la posesión.

La doctrina define el justo título como aquél exento de vicios, y que normalmente conduce a la
prescripción. El código no define el justo título pero sí señala cuales no son justos títulos.
Art. 704: "No es justo título:
1º El falsificado, esto es, no otorgado realmente por la persona que se pretende; (art.17)
2º El conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo;
3º El que adolece de un vicio de nulidad, como la enajenación que debiendo ser autorizada por un
representante legal o por decreto judicial, no lo ha sido; y
4º El meramente putativo, como el heredero aparente que no es en realidad heredero; el del
legatario cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior, etc.
Sin embargo, al heredero putativo a quién por decreto judicial se haya dado la posesión
efectiva, servirá de justo título el decreto; como al legatario putativo el correspondiente acto
testamentario que haya sido judicialmente reconocido."
Clases de títulos:
T. Constitutivo de dominio, se adquiere el dominio y la posesión, son la ocupación, la accesión y
según el código la prescripción.

T. Translaticio de dominio, porque por su naturaleza sirven para transferirlo, son la venta, la
permuta, la donación entre vivos, el aporte en propiedad a una sociedad, la transacción cuando
recae sobre un objeto no disputado.

T. Declarativos de dominio, son aquellos que se limitan a reconocer un derecho ya existente, ej.
Sentencias judiciales.

2º Buena fe: "La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios
legítimos, exentos de fraude y de todo otro vicio." (706 inc 1º).

Para que haya justo título basta que la buena fe haya existido al momento de la adquisición,
aunque después no subsista.702 inc 2º.

Error en la adquisición:
De acuerdo al art.706 inc 3º un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe.

Pero el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no
admite prueba en contrario. (relación art.8 no se puede alegar ignorancia de la ley después que
esta haya entrado en vigencia).
Prueba de la buena fe: Art. 707 " La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley
establece la presunción contraria.
En todos los otros la mala fe deberá probarse."

Casos en que se presume la mala fe:


Art. 706 inc. final: Error de derecho
Art. 2510 Nº 3: Cuando se refiere a la prescripción extraordinaria señala que la existencia de
un título de mera tenencia hará presumir la mala fe, y no dará lugar a la prescripción, salvo las
excepciones contempladas.

Art.94 Nº 6: Cuando los poseedores de los bienes del desaparecido hayan sabido y ocultado
la verdadera muerte del desaparecido, o su existencia, constituye mala fe.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

La aplicación del principio de la presunción de buena fe es amplio, así lo han establecido los
tribunales, fundados en lo establecido en el art.1459 que señala que el dolo debe probarse, a
contrario sensu la buena fe se presume; esto tiene gran importancia porque hay muchas
instituciones que se basan en la buena fe, por ejemplo, el matrimonio putativo (art.122).

3º La tradición: Es un requisito de la posesión regular cuando se invoca un título traslaticio de


dominio.

Art.670 "La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega
que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intensión de transferir el
dominio, y por otra la capacidad e intención de adquirirlo.
Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales."

El Art.702 agrega: "Para que la tradición sea válida debe ser hecha voluntariamente por el
tradente o por su representante."
Ventajas de la posesión regular:
1.- Por la posesión regular el poseedor se hace dueño de los frutos naturales o civiles, siempre que
esté de buena fe a la época de la percepción de ellos. <646, 648>.

2.- El poseedor regular está protegido por la acción reivindicatoria del Art.894 que toma al nombre
de publiciana, con la única limitación que no se puede entablar en contra del verdadero dueño ni
contra el que posea con igual o mejor derecho.
3.- La posesión regular conduce a la prescripción ordinaria de 2 años para los muebles y 5 años
para los inmuebles.

POSESION IRREGULAR: Art. 708: " Posesión irregular es la que carece de uno o más de los
requisitos señalados en el art.702."
(título justo, buena fe, y tradición si es título traslaticio de dominio.)

Ventajas:
1º La presunción de dominio establecida en el art. 700 inc 2º también se aplica al poseedor irregular.
2º Puede adquirir el dominio de la cosa por medio de la prescripción extraordinaria de diez años.

Desventajas:
1º El poseedor irregular NO tiene derecho a los frutos.
2º No está amparado por la acción publiciana del Art.894.

La posesión es un hecho personal, no se transfiere ni se transmite.

Art. 717: "Sea que se suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor, principia
en él; a menos que quiera añadir la de su antecesor a la suya; pero en tal caso se la apropia con
sus calidades y vicios.
Podrá agregarse en los mismos términos a la posesión propia la de una serie no
interrumpida de antecesores."

f) Adquisición, Conservación y Pérdida de la posesión:


La posesión consta de dos elementos: Corpus y Animus.
Para adquirir la posesión de los bienes muebles es necesario ambos elementos.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Adquisición de la posesión de los BIENES MUEBLES:


En cuanto a la capacidad para adquirir la posesión de los bienes muebles sólo son
incapaces de adquirir la posesión los infantes y los dementes. 723 inc. final

Respecto de los demás incapaces que no pueden administrar libremente lo suyo no


necesitan de autorización alguna para adquirir la posesión de una cosa mueble, con tal que
concurran a ello la voluntad y la aprehensión material o legal, pero no pueden ejercer los derechos
de poseedores, sino con la autorización competente.

La posesión de los bienes se puede adquirir por medio de representantes:

Art. 721 Distingue dos casos:


1º Cuando la persona que adquiere la posesión para otra es su mandatario o representante legal,
se entiende que el representado adquiere la posesión en el mismo momento, aún cuando no tenga
conocimiento de ello. Es necesario que el representante tenga la voluntad o intención de adquirir
para su representado.

Pero si el mandatario no tiene capacidad para adquirir la posesión, no podrá adquirir ésta ni
para otra persona.(723)
2º Cuando el que adquiere la posesión para otra persona no es mandatario o representante de ella,
sino un agente oficioso, en este caso se requiere el conocimiento y aceptación de la persona para
quién se adquirió la posesión, pero una vez aceptada se retrotraen los efectos al momento en que el
agente oficioso tomó la posesión de la cosa.

Art.720 y 721 Se aplican también para la adquisición de la posesión de los inmuebles.

Caso de la herencia: No se requiere ni el corpus ni el animus, ya que de acuerdo al art. 722


la posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es diferida, aunque el heredero lo
ignore."

Sólo el heredero tiene la posesión legal, que no requiere ni el corpus ni el animus.( relación
688).

Conservación de la posesión de los bienes muebles:


Art. 725: "El poseedor conserva la posesión, aunque transfiera la tenencia de la cosa,
dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, usufructo o a cualquiera otro título no traslaticio
de dominio."

Lo más importante es el animus, pero esto no significa que si se pierde el corpus no se


pierda la posesión.

Art.727: "La posesión de la cosa mueble no se entiende perdida mientras se halla bajo el
poder del poseedor, aunque éste ignore accidentalmente su paradero."

Pérdida de la posesión de los bienes muebles:


Se pierde cuando falta alguno de los elementos (corpus-animus).

a).- Falta el Corpus:


1.- Cuando otro se apodera de la cosa con ánimo de hacerla suya.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art. 726: "Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de
hacerla suya; menos en los casos que las leyes expresamente exceptúan."

2.- Cuando sin pasar la posesión a otras manos, se hace imposible el ejercicio de actos posesorios,
como sucede, cuando una heredad ha sido permanentemente inundada (2502 Nº1), o cuando un
animal bravío recupera su libertad o uno domestico no vuelve al amparo y dependencia de quién lo
poseía.(619 y 608 inc.2).

3.- En el caso de las especies y objetos que se lanzan al mar para aligerar la nave, pero puede el
dueño reivindicarlas si otro las salva (624 inc. final).

b).- Falta el animus:


En este caso se pierde la posesión por un acto voluntario del poseedor,
1. - Cuando se enajena la cosa (tradición).
2. - Cuando el titular se desprende de la cosa para que la haga suya el primer ocupante. (basura).

Posesión de los BIENES INMUEBLES:


Adquisición: La prueba de la posesión tratándose de inmuebles es la inscripción del título en el
Registro del Conservador de Bienes Raíces.

Puede suceder que un bien inmueble no este inscrito.

Adquisición de la posesión de un inmueble no inscrito:


Se adquiere existiendo el ánimo de poseer como señor y dueño y la aprehensión material de
la cosa, en el fondo igual que para los muebles.

Cuando para poseer un inmueble no inscrito se invoca un título traslaticio se pueden


presentar dos situaciones:
*** Para adquirir la posesión regular es necesario inscribir, ya que de acuerdo al art. 702 para
ser poseedor regular se requiere un justo título, buena fe y si se trata de un título traslaticio la
tradición, y la única forma de hacer la tradición de los inmuebles es mediante la inscripción del título
en el C.B.R.

*** Para adquirir la posesión irregular de un inmueble no inscrito, en este caso hay opiniones
encontradas, para algunos del art. 724 se desprende que debe inscribirse al señalar sin distinguir "si
la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción en el registro del conservador,
nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio.", pero para otros esto debe
armonizarse con los arts. 726 y 729, y de esa forma el 724 no se aplica en el caso de los inmuebles
no inscritos sino sólo para los inscritos.

Conservación y Pérdida de la Posesión de los bienes inmuebles no inscritos:


Cada vez que falte alguno de los elementos de la posesión (corpus y Animus) se pierde la
posesión de los inmuebles no inscritos, igual que los muebles.

Se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya;
menos en los casos que las leyes expresamente exceptúan, esta excepción son los inmuebles
inscritos.
Cuando se enajena la cosa, ya que pierde el corpus y el animus.
Cuando sin pasar la posesión a otras manos, se hace imposible el ejercicio de actos
posesorios, como sucede, cuando una heredad ha sido permanentemente inundada.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art.729: "Si alguien, pretendiéndose dueño, se apodera violenta o clandestinamente de un


inmueble cuyo título no está inscrito, el que tenía la posesión la pierde."

INMUEBLES INSCRITOS:
Existen en el código una serie de disposiciones que constituyen lo que se llama la "Teoría
de la Posesión Inscrita", estos son:

Art. 686: "Se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el
registro del conservador.
De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso
constituidos en bienes raíces, de los derechos de habitación o de censo y del derecho de hipoteca.
Acerca de la tradición de las minas se estará a lo prevenido en el Código de Minería."

Art. 696: "Los títulos cuya inscripción se prescribe en los artículos anteriores, no darán o transferirán
la posesión efectiva del respectivo derecho, mientras la inscripción no se efectúe de la manera que
en dichos artículos se ordena; pero esta disposición no regirá sino respecto de los títulos que se
confieran después del término señalado en el reglamento antedicho."

Art. 702: "La posesión puede ser regular o irregular.


Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de
buena fe; aunque la buena fe no subsista después de adquirida la posesión. Se puede ser por
consiguiente poseedor regular y poseedor de mala fe, como viceversa el poseedor de buena fe
puede ser poseedor irregular.
Si el título es traslaticio de dominio, es también necesaria la tradición.
La posesión a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hará presumir la
tradición; a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título."

Art. 724: "Si la cosa es de aquellas cuya tradición deba hacerse por inscripción en el registro del
conservador, nadie podrá adquirir la posesión de ella sino por este medio."

Art. 924: "La posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción y mientras ésta
subsista, y con tal que haya durado un año completo, no es admisible ninguna prueba de posesión
con que se pretenda impugnarla."

Art. 728: "Para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, sea por
voluntad de las partes, o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su derecho
a otro, o por decreto judicial.
Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título
inscrito, no adquiere la posesión de ella ni pone fin a la posesión existente."

Art. 730: "Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro, la usurpa dándose por dueño de ella,
no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, a menos que el usurpador enajene a
su propio nombre la cosa. En este caso la persona a quién se enajena adquiere la posesión de la
cosa, y pone fin a la posesión anterior.
Con todo, si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de un poseedor inscrito, se da por
dueño de ella y la enajena, no se pierde por una parte la posesión ni se adquiere por otra, sin la
competente inscripción."

Art. 2.505: "Contra un título inscrito no tendrá lugar la prescripción adquisitiva de bienes raíces, o de
derechos reales constituidos en éstos, sino en virtud de otro título inscrito; ni empezará a correr sino
desde la inscripción del segundo."

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Respecto de los títulos constitutivos de dominio, tratándose de bienes inmuebles no tiene


cabida la ocupación, porque ésta se refiere solo a muebles, tampoco la accesión porque la
inscripción de lo principal cubre la de lo accesorio.

Tratándose de la prescripción cuando una sentencia declara que se ha adquirido por


prescripción servirá esta como título y se inscribirá en él o los registros.

Si se invoca un título traslaticio se requerirá la inscripción; respecto de la posesión regular no


caben dudas, pero para adquirir la posesión irregular de un inmueble inscrito ¿Se necesita la
inscripción?:
Según José Clemente Fabres, no hay necesidad de inscripción porque el art. 708 dice que la
posesión irregular es aquella que no cumple con los requisitos del 702, dentro de los cuales está la
tradición si se invoca título traslaticio, así entonces para adquirir la posesión irregular no se necesita
la inscripción.

Actualmente casi todos los profesores estiman que es necesaria la inscripción aún para
adquirir la posesión irregular.

Conservación y pérdida de la posesión de los inmuebles inscritos:


Art. 728: "Para que cese la posesión inscrita, es necesario que la inscripción se cancele, sea
por voluntad de las partes, o por una nueva inscripción en que el poseedor inscrito transfiere su
derecho a otro, o por decreto judicial.
Mientras subsista la inscripción, el que se apodera de la cosa a que se refiere el título
inscrito, no adquiere la posesión de ella ni pone fin a la posesión existente."

Recuperación de la posesión:
Art. 731: "El que recupera legalmente la posesión perdida, se entenderá haberla tenido
durante todo el tiempo intermedio."

Presunciones que facilitan la prueba de la posesión:


Art. 719: "Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha
continuado hasta el momento en que se alega.
Si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume igualmente la continuación del
mismo orden de cosas.
Si alguien prueba haber poseído anteriormente, y posee actualmente, se presume la
posesión en el tiempo intermedio."

g) ACCIONES POSESORIAS:
Art. 916: "Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o recuperar la posesión de
bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos."

Estas acciones no son reales ni personales porque siendo la posesión un hecho no puede
calificárseles de una u otra. Pero si pudiera hacerse serían reales, ya que amparan la posesión
(hecho) de derechos reales y pueden ejercerse sin respecto a determinada persona.

Las acciones posesorias tienen siempre el carácter de inmuebles, ya que las cosas respecto
de las cuales se ejercen son siempre inmuebles, lo que es importante en cuanto determina la

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

competencia de los tribunales, así el art. 135 del COT. señala: "Si la acción entablada fuere
inmueble, será competente para conocer del juicio el juez del lugar que las partes hayan estipulado
en la respectiva convención. A falta de estipulación será competente, a elección del demandante:
1º El juez del lugar donde se contrajo la obligación; o
2º El del lugar donde se encontrare la especie reclamada.

Si el inmueble o inmuebles que son objeto de la acción estuvieren situados en distintos


territorios jurisdiccionales, será competente cualquiera de los jueces en cuya comuna o agrupación
de comunas estuvieren situados ".

DIFERENCIAS ENTRE LA ACCION REIVINDICATORIA Y LAS ACCIONES POSESORIAS:

REIVINDICATORIA POSESORIA

1º En cuanto a Dominio, que es Posesión que


lo que amparan un derecho.(Exc.894) es un hecho

2º Titular El dueño, salvo el Poseedor y


caso del poseedor aun el mero
regular que está en tenedor en vías de adquirir
por caso de la Q. prescripción. (894) de Reestablec.

3º Causa de pedir El dominio y debe La posesión y


probarse, salvo el debe probarse
fisco.
4º Tramitación De acuerdo al Proced. Proced. Sumario
Ordinario

5º Efectos del Produce cosa juzgada El vencido fallo


puede iniciar un juicio reivindicatorio

6º Prescripción En el plazo necesario Por regla general


para que otro adquiera un año. Extintiva por
prescripción adq.

7º Naturaleza de Puede ser mueble o Siempre serán


la acción inmueble Inmuebles

REQUISITOS PARA ENTABLAR LAS ACCIONES POSESORIAS:


1.- Ser poseedor, pero de acuerdo al Art.918 sólo el que ha estado en posesión tranquila y no
interrumpida un año completo.

Pero en el caso del usufructuario, usuario y del habitador, de acuerdo al art.922 pueden
ejercer por sí las acciones posesorias, y son meros tenedores de la cosa pero sobre sus derechos
son poseedores.

2.- Que la cosa este amparada por la acción posesoria (bienes inmuebles o derechos reales
constituidos en ellos), pero no sobre las servidumbres discontinuas e inaparentes ya que estas no
pueden ganarse por prescripción, y de acuerdo al Art.917 sobre las cosas que no pueden ganarse
por prescripción no puede haber acción posesoria.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Tampoco puede intentarse acción posesoria respecto del derecho real de herencia, porque
es una universalidad jurídica, pero nada obsta que se intente respecto de un inmueble determinado.
La acción posesoria no cabe entre comuneros, ya que entre ellos no hay lugar a la
prescripción.
3.- Debe intentarse dentro del plazo que establece la ley, que es de un año, ya que para intentar la
acción posesoria se necesita de la posesión durante un año, por lo que después de este plazo el
"turbador" estará amparado por la acción posesoria.

Este plazo se cuenta en la Querella de amparo desde que se ha producido la molestia o


embarazo de la posesión, las acciones que tiene por objeto recuperar la posesión prescriben al
cabo de un año completo desde que el poseedor la ha perdido. En todo caso si la posesión del
turbador es violenta o clandestina empezará a contarse desde que haya cesado la violencia o la
clandestinidad.

La prescripción de la acción posesoria no se suspende en favor de las personas


enumeradas en el Art.2.509. en relación al 2.524.

Las aciones posesorias se tramitan en juicios sumarios que reciben el nombre de interdictos
posesorios.

Para entablar la acción posesoria es necesario probar:


1.- Que se es poseedor no interrumpido y tranquilo durante un año.
2.- Que la posesión ha sido arrebatada.
Art. 924: " La posesión de los derechos inscritos se prueba por la inscripción y mientras ésta
subsista, y con tal que hay durado un año completo, no es admisible ninguna prueba de posesión
con que se pretenda impugnarla."

Art. 925: "Se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos, de aquellos a que sólo da
derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos, las
plantaciones o sementeras, y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que
disputa la posesión."

Acciones posesorias son:


1.- Querella de amparo,
2.- Querella de restitución,
3.- Querella de restablecimiento,
4.- Acciones posesorias especiales: Denuncia de obra ruinosa.
Denuncia de obra nueva.
Relativas al goce de las aguas.

Querella de Amparo:
Concepto: Es la que tiene por objeto conservar la posesión de bienes raíces o de derechos reales
constituidos en ellos.
Sólo puede entablarla en poseedor útil.

Objetivos: Art. 921


1. Pedir que no se le turbe o embarace la posesión,
2. Que se le indemnicen los daños que con los actos de perturbación se le hubieren causado.
3. Que se le dé seguridad contra el daño que fundadamente teme.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Supone que el poseedor conserva aún la posesión, pero que ha sido molestado o
perturbado en esta posesión.

Puede intentarse aún contra el dueño, ya que se dirige contra cualquiera que perturbe la
posesión.

Procedimiento:
1.- El escrito debe contener los requisitos del art.254 del CPC, pero además debe:
** Indicar que ha poseído el derecho que se pretende amparar, él sólo o sumando la posesión de
sus antecesores, tranquila e ininterrumpidamente durante un año completo,

** Indicar que se le ha tratado de turbar o molestar su posesión o que en el hecho se le ha turbado o


molestado por medio de actos que expresará circunstanciadamente, si solicita garantías por el daño
que teme debe indicar que garantías solicita, deberá indicar los medios probatorias de que intenta
valerse, y si son testigos, debe individualizarlos.

2.- El tribunal citará a una audiencia de contestación y prueba para el quinto día hábil después de la
notificación.

3.- El demandado que quiera presentar testigos deberá presentar una lista por lo menos antes de
las doce del día anterior a la audiencia.

4.- Cada parte puede presentar hasta cuatro testigos por cada hecho que debe ser acreditado.

5.- Concluida la audiencia de prueba se citará a las partes a oír sentencia, la que se dictará de
inmediato o a mas tardar dentro de tercero día.

6.- Se condenara en costas al perdedor.

Querella de Restitución:
Concepto: Es la que tiene por objeto recuperar la posesión de bienes raíces o derechos reales
constituidos en ellos.

Art. 926: "El que injustamente ha sido privado de la posesión, tendrá derecho para pedir que
se le restituya, con indemnización de perjuicios."
Puede entablarla sólo el poseedor útil.

Esta acción puede dirigirse no sólo contra el usurpador sino contra todo el que deriva su
posesión del usurpador, a cualquier título que la haya adquirido.

IMPORTANTE: Cuando el poseedor inscrito ha sido privado de la finca materialmente, NO entabla


la Q. de restitución, sino que la de amparo, porque no ha perdido la posesión de acuerdo al 728.-

PARALELO ENTRE LA Q. DE AMPARO Y LA Q. DE RESTITUCION:

Q. de Amparo Q. de Restitución

1º Objeto Evitar actos de Tiene por objeto


perturbación o recuperar la posesión
entorpecimiento perdida.
de la posesión.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

2º Contra quién Sólo contra el Contra el usurpador


puede dirigirse autor de la per- y contra toda persona
turbación o entor- que de él derive su
pecimiento posesión.

3º objetivo Sólo evitar la Recuperar la perturbación


posesión y la indemnización de los perjuicios.
La Q. de Restitución se tramita en forma similar a la de amparo, con la sola diferencia que
debe señalarse que se ha sido despojado de la posesión. (Interdictos posesorios)

Querella de Restablecimiento:
Concepto: Es aquella acción que se otorga al que ha sido despojado violentamente de la posesión o
mera tenencia de un inmueble, y a fin de que se le restablezca al estado en que se estaba antes de
esa violencia.

Características especiales:
1. Basta acreditar la violencia, no es necesario probar la posesión.
2. Puede entablarse por el poseedor vicioso y aún el mero tenedor.
3. Prescribe en seis meses.(928).

Acciones posesorias especiales: Denuncia de obra nueva.


Denuncia de obra ruinosa.
Acciones posesorias destinadas a proteger el goce de las aguas.

Denuncia de Obra Nueva: Art. 930 y 931: El poseedor tiene derecho para pedir que se prohiba
toda obra nueva que se trate de construir sobre el suelo de que está en posesión, y asimismo la que
embarace el goce de una servidumbre legítimamente constituida sobre el predio sirviente.
Obras nuevas denunciables: Art. 931
 Las que construidas en el predio sirviente embarazan el goce de una servidumbre constituida en
él.

 Las construcciones que se trata de sustentar en edificio ajeno, que no está sujeto a tal
servidumbre.

 Toda obra voladiza que atraviesa el plan vertical de la línea divisoria de dos predios, aunque no
se apoye sobre el predio ajeno, ni dé vista, ni vierta aguas lluvias sobre él.

Obras nuevas no denunciables:


 Las necesarias para precaver la ruina de un edificio, acueducto, canal, puente, acequias, etc. con
tal que en lo que puedan incomodarle se reduzcan a lo estrictamente necesario, y que,
terminadas, se restituyan las cosas al estado anterior, a costa del dueño de las obras,

 Tampoco tendrá derecho a embarazar la debida limpieza en los caminos, acequias, cañerías,
etc.

Tramitación:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

1. Una vez presentada la demanda para la suspensión de una obra nueva, el juez decretará la
suspensión provisionalmente y mandará que se tome razón del estado y circunstancias de la
obra y que se aperciba al que la está ejecutando con la demolición o destrucción, a su costa, de
lo que en adelante se haga. En la misma resolución mandará citar al denunciante y al
denunciado a la audiencia del quinto día hábil, debiendo en ella presentarse los documentos y
medios probatorios en que las partes funden sus pretensiones.
2. La sentencia deberá dictarse dentro del plazo de tres días desde que quede en estado de ser
dictada.(después del comparendo o una vez que se entregue el dictamen del perito si se hubiere
pedido).
3. La sentencia en todo caso condenará en costas.
4. Será apelable en ambos efectos la sentencia que ordene la demolición.

Denuncia de Obra Ruinosa: Arts. 932 y ss. : Tiene por objeto evitar que el mal estado de los
edificios o construcciones vecinas entorpezcan el ejercicio de la posesión. También por los árboles.

Obras ruinosas denunciables:


 Los edificios y construcciones que amenacen ruina.(932)
 Los árboles mal arraigados o expuestos a ser derribados por casos de ordinaria ocurrencia.(935)

Objetivos:
- Obtener que la destrucción del edificio ruinoso,
- Que se repare si se puede,
- Obtener que el dueño rinda caución para indemnizar los perjuicios, cuando el daño que se teme no
es de gravedad.

Tramitación:
Tratándose de la denuncia de obra ruinosa el juez a la brevedad deberá, con notificación de
las partes, concurrir al lugar acompañado de un perito, puede también delegar en otro ministro de fe
esta concurrencia, una vez practicada la diligencia deberá citar a las partes a oír sentencia la que
deberá dictar dentro de tercero día.

Acciones posesorias especiales destinadas a proteger el goce de las aguas: Arts. 937,
941, 942, 943.

Art. 937: Ninguna prescripción se admitirá contra las obras que corrompan el aire y lo hagan
conocidamente dañoso.

Art. 941: El dueño de una casa tiene derecho para impedir que cerca de sus paredes haya
depósitos o corrientes de agua, o materias húmedas que puedan dañarla.
Tiene asimismo derecho para impedir que se planten árboles a manos distancia que la de
quince decímetros,(metro y medio) ni hortalizas o flores a menos distancia que la de cinco
decímetros (50 cm).

Si los árboles fueren de aquellos que extienden a gran distancia sus raíces, podrá el juez
ordenar que se planten a la que convenga para que no dañen a los edificios vecinos: El máximum
de la distancia señalada por el juez será de cinco metros.
Los derechos concedidos en este artículo subsistirán contra los árboles, flores u hortalizas
plantadas, a menos que la plantación haya precedido a la construcción de las paredes."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art. 942: "Si un árbol extiende sus ramas sobre suelo ajeno, o penetra en él con sus raíces,
podrá el dueño del suelo exigir que se corte la parte excedente de las ramas, cortar él mismo las
raíces.
Lo cual se entiende aun cuando el árbol esté plantado a la distancia debida."
Art. 943: "Los frutos que dan las ramas tendidas sobre terreno ajeno, pertenecen al dueño
del árbol; el cual, sin embargo, no podrá entrar a cogerlos sino con permiso del dueño del suelo,
estando cerrado el terreno.
El dueño del terreno será obligado a conceder este permiso, pero sólo en días y horas
oportunas, de que no le resulte daño."

Art. 946: Para el caso de haber pluralidad de querellados o de querellantes:


1º Cuando hay pluralidad de querellados:
a.- La obligación de destrucción o reparación de una obra es indivisible, se puede intentar contra
todos o contra uno solo.

b.- La obligación de indemnización de perjuicios es simplemente conjunta por lo que el querellante


puede exigir a cada querellado una cuota ideal.

2º Cuando hay pluralidad de querellantes:


a.- Cada uno podrá pedir la prohibición, destrucción o reparación de la obra.
b.- Cada uno podrá pedir la indemnización de los perjuicios, pero solo respecto de los daños que
haya sufrido.
c.- Las acciones posesorias especiales no tienen lugar contra del ejercicio de una servidumbre
legítimamente constituida.(947).

Tratándose de plazas, caminos, y otros lugares de uso público se concede acción popular
para intentar las acciones posesorias especiales (D.O. Nueva, D.O. Ruinosa y Acc. posesorias
especiales destinas a proteger el goce de las aguas). Art.948

Plazo de prescripción de las acciones posesorias especiales:


Art. 950:
1º Las que tienen por objeto indemnizar un daño, prescriben al cabo de un año completo.
2º Las dirigidas a precaver un daño no prescriben mientras haya justo motivo para temer el daño.
Ej. la denuncia por obra ruinosa.
3º La denuncia de obra nueva prescribe en un año.

ACCION PUBLICIANA: Es la acción señalada en el art.894 que por excepción concede la


acción reivindicatoria al que ha perdido la posesión regular de la cosa (poseedor regular), y se
hallaba en el caso de poderla ganar por prescripción.

51.- LA MERA TENENCIA


a) CONCEPTO
b) EFECTOS
c) PROTECCION

a) Concepto: Art. 714 " Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño,
sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario,

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

el que tiene derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada, o
cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece.
Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno."

Existe cuando se está reconociendo un derecho ajeno o cuando se tiene una cosa a nombre
de otro.

Se puede ser mero tenedor:


1º No teniendo ningún derecho sobre la cosa, como en el depósito.
2º Teniendo un derecho real sobre la cosa, pero estando radicado el dominio en otra persona, como
en el uso y habitación.
3º Teniendo un derecho personal, como en el arrendamiento o el comodato.

b) Efectos: La mera tenencia no habilita para ganar la cosa por prescripción, salvo en el caso del
Art. 2510 Nº3, caso en que el título de mera tenencia hace presumir la mala fe, y no dará derecho a
ganar por prescripción a menos de concurrir estas dos circunstancias:
1º Cuando el que se pretende dueño no pueda probar que en los últimos diez años se haya
reconocido expresa o tácitamente su dominio por el que alega la prescripción;
2º Que el que alega la prescripción pruebe haber poseído sin violencia, clandestinidad ni
interrupción por el mismo espacio de tiempo.

Características de la Mera tenencia:


1º Es absoluta, se es mero tenedor frente a toda persona, de ahí que no tenga derecho a entablar
la Q. de Amparo; pero sí puede entablar la Q. de Restablecimiento de acuerdo al Art. 928 cuando
se trata de bienes inmuebles.
2º Es perpetua, el heredero sigue siendo mero tenedor, ya que de acuerdo al Art. 1097 el heredero
sucede al causante en todos sus derechos y obligaciones transmisibles, Salvo cuando el mero
tenedor la transfiere como cosa propia o la lega como propia, entonces el título sirve de justo
título para adquirirla por prescripción al legatario o al adquirente en caso de venta por acto entre
vivos.

3º Es indeleble, es decir no puede transformase en posesión, porque nadie puede mejorar su


propio título.

c) Protección:
La mera tenencia esta amparada por el Art. 928 que concede la Querella de
Restablecimiento al que ha sido despojado violentamente de la posesión o mera tenencia de un
inmueble, y a fin de que se le restablezca al estado en que se estaba antes de esa violencia.

Esta querella prescribe en seis meses.

52.- TEORIA DE LAS OBLIGACIONES


a) CONCEPTO
b) ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
c) DERECHO PERSONAL Y OBLIGACION

a) Concepto: La obligación es un vínculo jurídico entre personas determinadas, en cuya virtud una
se encuentra para con la otra en la necesidad de dar, hacer o no hacer una cosa.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

b) Elementos Constitutivos: Vínculo


Partes
Objeto de la obligación.

La obligación es un vínculo:
Es decir es una relación entre determinadas personas. Es un vínculo de derecho es decir
sancionado por la ley que la persona no puede romper sino realizando la prestación debida,
generalmente mediante el pago.

Las Partes: Acreedor y Deudor:


Toda obligación supone necesariamente dos personas, una que se obliga (deudor - sujeto
pasivo) y la otra en cuyo provecho se contrae (acreedor - sujeto activo).

Objeto de la Obligación:
Prestación que puede ser positiva o negativa, acción u omisión. La prestación positiva puede
consistir en dar, hacer y la negativa en no hacer algo.

c) Derecho Personal y Obligación: El derecho personal sólo puede reclamarse de quién ha


contraído la correspondiente obligación. A todo derecho personal corresponde una obligación
correlativa.

Derecho personal y obligación no son sino una sola y misma cosa, enfocada desde ángulos
diferentes.

Desde el punto de vista activo, se denomina "derecho personal" o "crédito"; desde el punto
de vista pasivo "deuda" u "obligación".

El término obligación sirve para designar la relación jurídica total, con prescindencia del
papel que en ella desempeñan las partes. Por ello el estudio de los derechos personales se
denomina "Teoría general de las Obligaciones".

53.- FUENTES DE LAS OBLIGACIONES:


a) ANALISIS CRITICO DE LAS FUENTES ESTABLECIDAS EN EL CODIGO CIVIL.

Las fuentes de las obligaciones son los hechos de que proceden, las causas que las
generan.

Art. 1437: "Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más
personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se
obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a
consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y
cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia."

Son fuentes de las obligaciones:


1º . Contrato
2º . Cuasi contrato
3º . Delito
4º . Cuasi delito
5º . Ley

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

a) En el fondo la doctrina moderna ha llegado a la conclusión de que en el código existe una


marcada diferencia entre las fuentes de las obligaciones, ya que en el contrato la causa generadora
de la obligación es la voluntad, pero en todas las demás fuentes la obligación nace por el ministerio
de la ley, así en los cuasi contratos es la ley la que dispone la obligación y no la voluntad, lo mismo
sucede con los delitos y cuasi delitos.

De ahí que se considere que las fuentes de las obligaciones no son otras que el contrato y la
ley, e incluso algunos más avanzados consideren sólo a la ley, ya que es esta es la que da validez a
un contrato como creador de una obligación.

54.- CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES


a) SEGUN EL OBJETO
DAR - HACER - NO HACER
CUERPO CIERTO - GENERO
OBJETO SINGULAR - OBJETO PLURAL ó MULTIPLE

Obligaciones positivas o negativas;


Atendiendo a la naturaleza del objeto debido las obligaciones pueden ser positivas o
negativas, en las positivas el deudor debe llevar a cabo una prestación, en las negativas una
abstención.

Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer;


Art. 1438: " Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a
dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas."

Art. 1460: "Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata
de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración."

Las obligaciones Positivas pueden ser de dar o hacer, y las negativas de no hacer.

Obligación de Dar: Es la que tiene por objeto transferir el dominio o constituir un derecho real.

La obligación de dar resulta de aquellos contratos que constituyen títulos traslaticios de dominio,
porque sirven por su naturaleza para transferirlo, estas obligaciones se cumplen mediante la
tradición, de ahí que el art. 1548 establece que la obligación de dar contiene la de entregar la cosa,
y el art. 1526 Nº 2 agrega que si la obligación es de dar una especie o cuerpo cierto aquel de los
codeudores que lo posee es obligado a entregarlo.
Obligación de Hacer y No Hacer: La obligación de hacer tiene por objeto la ejecución de un hecho
cualquiera, material o jurídico.

La obligación de no hacer consiste en que el deudor se abstenga de un hecho que de otro


modo sería lícito ejecutar.

Importancia de la clasificación entre obligaciones de dar, hacer y no hacer:


1º.- La obligación de dar contiene la de entregar la cosa y si es una especie o cuerpo cierto el
deudor debe conservarla hasta la entrega y debe emplear el cuidado debido.

2º.- En la ejecución forzada de las obligaciones el procedimiento es distinto si se trata de un tipo u


otro, ya que si es de dar el acreedor puede obtener la entrega de la cosa por medio de la fuerza
pública o bien puede satisfacer su crédito rematando bienes del deudor, pero si es de hacer puede a

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

su arbitrio solicitar que se apremie al deudor para que cumpla con su obligación, que se le autorice
hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor, o bien la indemnización de los perjuicios
causados.

Las obligaciones de no hacer se traducen en la de indemnizar los perjuicios cuando no es


posible deshacer lo hecho.

3º.- Importa para determinar si son derechos y acciones muebles o inmuebles, las de dar serán
muebles o inmuebles según la cosa debida, pero las de hacer y no hacer son siempre muebles
porque los hechos que se deben se reputan muebles.(581).

4º.- Sólo en las obligaciones de dar y hacer es necesario que el deudor este en mora para poder
pedir indemnización de perjuicios pero en las de no hacer basta la realización del hecho prohibido.

Obligaciones de Especie o Cuerpo Cierto y de Género:


Se hace esta clasificación atendiendo a la mayor o menor determinación del objeto debido.

Son obligaciones de especie o cuerpo cierto aquellas en que se debe determinadamente un


individuo de una clase o género determinado.

Obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una


clase o género determinado.(1508). Pero debe determinarse o darse las reglas para determinar la
cantidad, así el Art.1461 que señala "la cantidad puede ser incierta con tal que el acto fije reglas o
contenga datos que sirvan para determinarla."

Importancia de la clasificación:
1º.- En las obligaciones de especie o cuerpo cierto el deudor debe entregar precisamente la cosa
debida, y debe conservarla y cuidarla hasta la entrega (el cuidado requerido dependerá de si el
contrato reporta beneficios sólo al acreedor, sólo al deudor ó a ambos), en cambio en las de género
se cumple la obligación entregando cualquier especie de calidad media de ese género, ya que el
acreedor no puede pedir ningún individuo en especial sino sólo uno del género debido, como
tampoco puede oponerse a que el deudor enajene o destruya cosas de ese género, mientras
subsistan otras para el cumplimiento de la obligación.

2º.- Las obligaciones de especie o cuerpo cierto se extinguen por la pérdida fortuita de la cosa
debida, ya que si la pérdida es culpable la obligación del deudor subsiste pero varía de objeto, es
obligado a pagar el valor de la cosa y a indemnizar los perjuicios, en cambio en las obligaciones de
género la pérdida de algunas cosas no extingue la obligación porque el género no perece.

PARALELO

Oblig. de Especie o Oblig. de Género


Cuerpo Cierto

* El acreedor sólo puede pedir la * El acreedor solo puede


cosa debida. pedir un individuo de ese
género de calidad mediana.

* El deudor debe pagar precisamente * El deudor cumple la cosa debida.


entregando cualquier

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cosa del género debido.

* El deudor debe conservar la cosa * El deudor puede


y emplear en su conservación el destruir y enajenar
debido cuidado. cosas del género.

* La pérdida fortuita de la cosa * El género no perece


extingue la obligación.

* Los riesgos de la cosa * Los riesgos son del son del acreedor.
deudor.

Obligaciones de Objeto Singular y Objeto Plural ó Múltiple:


Las obligaciones pueden ser de UN objeto (singular) como una casa determinada, un libro
etc., o múltiples, las múltiples pueden ser:

Múltiples De simple objeto múltiple


Alternativas
Facultativas

De Simple Objeto Múltiple; Son aquellas obligaciones en que se deben copulativamente varias
cosas, de modo que el deudor se libera prestándolas o ejecutándolas todas.

Alternativas; Art. 1499: "Obligación Alternativa es aquella por la cual se deben varias cosas, de tal
manera que la ejecución de una de ellas, exonera la ejecución de las otras."

Los efectos de las obligaciones alternativas son:


 + El deudor cumple la obligación pagando totalmente alguna de las cosas alternativamente
debidas, pero no puede obligar al acreedor que acepte parte de unas y parte de otras.
 + El acreedor no puede demandar el pago de una cosa determinada de las que se deben, a
menos que la elección sea suya; debe demandarlas "Bajo la alternativa en que se le deben".
 + La obligación subsiste mientras no perezcan todas las cosas alternativamente debidas, porque
si una sola resta, a ella es obligado el deudor.
 + Si hay varios acreedores o deudores, la elección de la cosa con que ha de hacerse el pago, de
entre varias que se deban, ha de hacerse de consuno.(generalmente corresponde al deudor
salvo pacto en contrario).
 + La obligación será mueble o inmueble, según la cosa con que se efectúe el pago. Pero esta
calidad existirá desde el momento en que la obligación se contrajo, porque las cosas, en verdad,
se deben bajo la condición de que se las elija y la condición cumplida opera retroactivamente.

** Si la elección corresponde al deudor puede enajenar y destruir todas las demás con tal
que reste una para cumplir la obligación.
** Si la elección corresponde al acreedor, no podrá el deudor enajenar o destruir ninguna de
las cosas, y si lo hiciere podrá el acreedor pedir el valor de la cosa y la indemnización de perjuicios
correspondiente o cualquiera de las cosas restantes.

La pérdida total de la cosa por caso fortuito extingue la obligación, sin importar a quién
correspondía la elección.
La pérdida parcial por caso fortuito, la obligación subsiste sobre las cosas que restan.

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La pérdida total culpable, si la elección es del deudor, se deberá el precio de cualquiera de


las cosas que elija, si la elección es del acreedor se deberá el precio de la cosa que elija
el acreedor.

La pérdida parcial culpable, si la elección es del deudor pagará con la cosa o cosas que
subsistan, si la elección es del acreedor podrá a su antojo elegir la cosa que subsista o el valor de la
que ha perecido con indemnización de perjuicios.

Facultativas; Art.1505 :" Obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada,
pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa."
Son aquellas en que se debe una cosa, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar
con esta o con otra cosa que se designa.

Efectos de la obligación facultativa:


 * El acreedor no puede demandar sino la cosa debida.
 * Si la cosa perece por caso fortuito se extingue la obligación y el acreedor no tiene derecho a
pedir cosa alguna.

En caso de duda de si la obligación es alternativa o facultativa se tendrá por alternativa.

Importancia de la clasificación entre obligaciones facultativas y alternativas:


1º En la obligación facultativa el acreedor no puede sino reclamar el pago de la cosa debida, en la
alternativa, a menos que le corresponda la elección, no puede el acreedor pedir una cosa
determinada, sino bajo la alternativa en que se deben.
2º La pérdida de la cosa debida extingue la obligación facultativa, la obligación alternativa se
extingue solamente cuando perecen todas las cosas alternativamente debidas.

PARALELO

Oblig. Alternativa Oblig. Facultativa

* Se deben varias cosas * Se debe una cosa

* Es mueble o inmueble * Según la cosa que se


según la cosa con que debe inicialmente.
se paga.

* La elección puede ser * Es siempre del deudor.


del acreedor o del deudor.

* El acreedor no puede * Solo puede pedir la


pedir determinadamente una cosa.
cosa, salvo que él elija.

* La pérdida no extingue la * La pérdida de la cosa


obligación, mientras subsistan extingue la obligación.
otras de las que alternativa-
mente se deben.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

55 - 56- 57.- CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES


a) SEGUN EL SUJETO
SIMPLEMENTE CONJUNTAS
OBLIGACIONES SOLIDARIAS
OBLIGACIONES INDIVISIBLES
Lo normal es que en una obligación haya un acreedor y un deudor, pero nada obsta a que
cada parte sea una o varias personas, así lo establece el art. 1438 " Cada parte puede ser una o
muchas personas".

El problema es determinar en que forma habiendo varias personas se debe cumplir o exigir
el cumplimiento de una obligación, de ahí la importancia en determinar si la obligación es:
Simplemente conjunta,
Solidaria o,
Indivisible.

OBLIGACIONES SIMPLEMENTE CONJUNTAS: (Mancomunadas)


Son aquellas en que existen varios deudores o acreedores y un solo objeto debido, de
manera que cada deudor sólo es obligado a satisfacer su parte o cuota en la deuda y cada acreedor
sólo tiene derecho para reclamar su parte o cuota en el crédito.

Se caracterizan por la pluralidad de sujetos y por la unidad de la prestación, esto es, el


objeto debido es uno mismo para todos los deudores. Constituyen la regla general de las
obligaciones con pluralidad de sujetos, así lo establece el Art. 1511 que señala: "En general,
cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa
divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su o parte, o cuota
en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su
parte o cuota en el crédito.

Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los
deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es
solidaria o insólidum.

La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece
la ley."

El Art. 1526 agrega: "Si la obligación no es solidaria ni indivisible, cada uno de los
acreedores puede sólo exigir su cuota, y cada uno de los codeudores es solamente obligado al
pago de la suya."
La regla general en las obligaciones simplemente conjuntas es que las cuotas sean iguales,
salvo en el caso de los herederos en que las deudas se dividen a prorrata de sus cuotas en la
herencia.
Efectos de las obligaciones simplemente conjuntas:

 Cada deudor está obligado sólo al pago de su cuota.


 La cuota del deudor insolvente no grava a sus codeudores.
 La interrupción de la prescripción que obra en favor de uno de los acreedores no aprovecha a los
otros y la que obra en perjuicio de uno de los varios deudores no perjudica a los demás.
 La culpa de uno de los deudores no perjudica a los otros y sólo autoriza al acreedor para
demandar perjuicios al deudor culpable.
 La constitución en mora de uno de los acreedores o deudores no coloca a los otros en ese
estado.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

 La nulidad declarada respecto de uno de los deudores o acreedores no aprovecha o perjudica a


los demás.

OBLIGACIONES SOLIDARIAS:
Art. 1511 inc 2º: En virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada
uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación
es solidaria o insólidum.

Requisitos de la solidaridad:
1. Pluralidad de sujetos, solidaridad activa o pasiva, ya que será la única forma que pueda darse la
solidaridad.
2. Divisibilidad del objeto, el objeto debido debe ser divisible, de otra manera la obligación sería
indivisible.
3. Unidad de la prestación, todos los deudores deben estar obligados a ejecutar idéntica prestación.
" La cosa que se debe solidariamente por muchos o a muchos, he de ser una misma".(1512)
Aunque se deba por diversos modos.
4. Texto expreso de la ley o expresa declaración de la voluntad que la establezca, así la
solidaridad puede tener como fuente una convención, un testamento o la ley.
5. Extinción total de la obligación por el pago a uno de los acreedores por uno de los deudores.

La solidaridad puede ser activa o pasiva.


SOLIDARIDAD ACTIVA: Existe solidaridad activa cuando son varios los acreedores con derecho a
demandar el pago total, de modo que verificado a cualquiera de ellos se extingue la obligación
respecto de todos.

Se fundamenta en el hecho de evitar al deudor las molestias de entenderse con varios


acreedores, pero tiene el inconveniente de que deja a los acreedores a merced del coacreedor que
recibe el pago.

Efectos de la Solidaridad Activa:


** Efectos entre los acreedores solidarios y el deudor:
- Cada acreedor puede demandar el pago total de la obligación. Nada se opone a que el acreedor
sólo reclame la parte o cuota que en definitiva le corresponde y que acepte del deudor un pago
parcial.
- El deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedores que elija.
- El pago a cualquiera de los acreedores extingue la obligación respecto de todos, como asimismo
cualquiera de los acreedores puede novar, compensar o remitir la deuda con la sola limitación que
otro no haya demandado al deudor.(1513).
- La interrupción de la prescripción que obra en favor de un acreedor solidario aprovecha a los
demás.(2519).

** Efectos entre los coacreedores:


- El acreedor que recibe el pago debe compartirlo con sus coacreedores y enterar a cada cual la
parte que le pertenezca. (Art. 1668).
SOLIDARIDAD PASIVA: Existe solidaridad pasiva cuando son varios los deudores, cada cual
constreñido al pago íntegro, de manera que verificado por uno de ellos, la obligación se extingue
respecto de todos.

Efectos de la solidaridad pasiva:


** Efectos entre los codeudores solidarios y el acreedor:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

- El acreedor puede demandar a cada deudor la totalidad de la deuda, así lo señala el Art. 1514 " El
acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente o contra cualquiera de
ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de división."

Así también el Art. 1515 señala que la demanda intentada por el acreedor contra alguno de
los deudores solidarios, no extingue la obligación solidaria de ninguno de ellos, sino en la parte en
que hubiere sido satisfecha por el demandado.
- El pago hecho por un deudor extingue la obligación respecto de todos, lo mismo se aplica a los
demás modos de extinguir las obligaciones.

- Remisión, si ella es total extingue la obligación, pero si es parcial no podrá después el acreedor
ejercer acción contra los deudores solidarios sino rebajando la cuota que corresponda por la
remisión. (Art.1518).

- Novación, Art. 1519, la novación entre el acreedor y uno cualquiera de los deudores solidarios,
libera a los otros, a menos que éstos accedan a la obligación nuevamente constituida, asimismo el
Art. 1645 señala que la novación libera a los codeudores solidarios o subsidiarios que no han
accedido a ella. - Compensación, la que interviene entre el acreedor y uno de varios codeudores
extingue la obligación con respecto a los demás, pero con la limitación que sólo puede invocarla el
deudor solidario que es acreedor del acreedor común.

- Confusión, extingue la obligación con respecto a todos los deudores solidarios.(1668).

- Pérdida de la cosa debida, si es fortuita extingue la obligación respecto de todos los deudores, si
es culpable, subsiste la obligación, pero varía de objeto, que pasa a ser el precio de la cosa, pero la
obligación de indemnizar los perjuicios sólo puede reclamarse del deudor culpable de la pérdida.

- Interrupción de la prescripción, aquella que obra en perjuicio de uno de los codeudores perjudica a
los demás.(2519).

Excepciones que puede oponer el deudor solidario, existen aquellas que pueden oponer todos los
codeudores porque resultan de la naturaleza de la obligación, llamadas REALES, otras que sólo
puede oponer cada uno de los codeudores llamadas PERSONALES, y otras MIXTAS.

REALES :
1º Nulidad absoluta,
2º Las modalidades que afectan a toda la obligación,
3º Las causas de extinción de toda la obligación, como el pago, la dación en pago, la novación, la
pérdida de la cosa debida, la confusión, la prescripción.

PERSONALES :
1º La nulidad relativa
2º Las modalidades que afectan sólo a algunos deudores
3º Los privilegios concedidos a algunos deudores, como el beneficio de competencia, la cesión de
bienes.
4º La transacción.

MIXTAS :
1º Remisión, cuando es parcial es personal, pero aún así, el acreedor debe descontar la parte o
cuota de la deuda total, si es total extingue la obligación y es real porque puede oponerla
cualquiera de los codeudores.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

2º Compensación, es personal en cuanto sólo puede alegarla el deudor que tiene un crédito en
contra del acreedor común, pero beneficia a todos los demás porque extingue la obligación
respecto de ellos.

** Efectos entre los deudores solidarios:


Estos se refieren al hecho de que la solidaridad es frente al acreedor, pero entre los
deudores todos deben pagar y ninguno tiene por qué soportar el pago.

Cuando la extinción de la obligación no es onerosa para uno de los deudores, sea por la
pérdida de la cosa, la prescripción u otro semejante no hay problema, sino que éste se presenta
cuando la obligación se ha extinguido por un medio oneroso para el deudor, de ahí que es
importante determinar si la obligación interesaba a todos los deudores o sólo a algunos.

** Si la obligación interesaba a todos los deudores: El deudor que paga o extingue la obligación de
un modo equivalente, se subroga en los derechos del acreedor, pero limitado a la cuota o parte que
tenga cada deudor en la deuda, es decir deja de ser solidaria.(1522).

** Si la obligación sólo interesaba a algunos: En este caso si la obligación la paga alguno de los
interesados puede accionar en contra de los demás interesados por sus cuotas, y los no
interesados son considerados como fiadores, y si el que paga es uno de los no interesado entonces
se subroga en los derechos del acreedor y podrá exigir el total de la deuda a los demás codeudores
interesados. (1522 inc.2º).

En las obligaciones solidarias la cuota del insolvente grava a los demás.

Extinción de la solidaridad:
La solidaridad se extingue con la extinción de la obligación, salvo el caso de la renuncia de
la solidaridad por parte del acreedor o la muerte del deudor.
Renuncia, el acreedor puede renunciar a la solidaridad porque está establecida en su
beneficio, puede ser expresa o tácita, total o parcial.

Muerte de un deudor, en el fondo la solidaridad queda sujeta al hecho de que cada heredero
del deudor es sólo responsable de la deuda a prorrata de su cuota hereditaria.

OBLIGACIONES INDIVISIBLES: Art. 1524 " La obligación es divisible o indivisible según tenga o no
por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota.
Así la obligación de conceder una servidumbre de tránsito o la de hacer construir una casa
son indivisibles; la de pagar una suma de dinero, divisible."

La regla general es que las obligaciones sean a lo menos intelectualmente divisibles, salvo
ciertas excepciones:

Excepciones a la divisibilidad: La obligación es indivisible, es decir no puede cumplirse por


parcialidades porque esa es la intención de las partes, Art.1526 las excepciones a la divisibilidad
son:
*** 1º.- La acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los codeudores que posea, en
todo o en parte, la cosa hipotecada o empeñada.

El codeudor que ha pagado su parte en la deuda, no puede recobrar la prenda u obtener la


cancelación de la hipoteca, ni aun en parte, mientras no se extinga el total de la deuda<; y el

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acreedor a quien se ha satisfecho su parte del crédito, no puede remitir la prenda o cancelar la
hipoteca, ni aun en parte, mientras no hayan sido enteramente satisfechos sus coacreedores.

*** 2º.- Si la deuda es de especie o cuerpo cierto aquel de los codeudores que lo posee es obligado
a entregarlo.

*** 3º.- Aquel de los codeudores por cuyo hecho o culpa se ha hecho imposible el cumplimiento de
la obligación, es exclusiva y solidariamente responsable de todo perjuicio al acreedor.

*** 4º.- Cuando por testamento o por convención entre los herederos, o por la partición de la
herencia, se ha impuesto a uno de los herederos la obligación de pagar el total de una deuda, el
acreedor podrá dirigirse o contra este heredero por el total de la deuda, o contra cada uno de los
herederos por la parte que le corresponda a prorrata.

*** 5º.- Si expresamente se hubiere estipulado con el difunto que el pago no pudiese hacerse por
partes, ni aun por los herederos del deudor, cada uno de éstos podrá ser obligado a entenderse con
sus coherederos para pagar el total de la deuda, o a pagarla él mismo, salva su acción de
saneamiento.
Pero los herederos del acreedor, si no entablan conjuntamente su acción, no podrán exigir el
pago de la deuda, sino a prorrata de sus cuotas.

*** 6º.- Si se debe un terreno, o cualquiera otra cosa indeterminada, cuya división ocasionare grave
perjuicio al acreedor, cada uno de los codeudores podrá ser obligado a entenderse con los otros
para el pago de la cosa entera, o a pagarla él mismo, salva su acción para ser indemnizado por los
otros.
Pero los herederos del acreedor no podrán exigir el pago de la cosa entera sino intentando
conjuntamente su acción.

*** 7º.- Cuando la obligación es alternativa, si la elección es de los acreedores, deben hacerla todos
de consuno; y si es de los deudores deben hacerla de consuno todos éstos.

Efectos de las obligaciones divisibles: Art. 1526 inc 1º " Si la obligación no es solidaria ni indivisible,
cada uno de los acreedores puede sólo exigir su cuota, y cada uno de los codeudores es solamente
obligado al pago de la suya; y la cuota del deudor insolvente no gravará a sus codeudores, es decir
si la obligación es indivisible cada deudor está obligado al total y cada acreedor tiene derecho al
total.

La indivisibilidad puede ser activa o pasiva,

Efectos de la indivisibilidad pasiva; es decir, cuando son varios los deudores,


- Cada uno de los que han contraído una obligación indivisible es obligado a satisfacerla en el todo.
- El cumplimiento de la obligación indivisible por uno de los deudores la extingue respecto de todos.
 El deudor demandado por el pago de la deuda puede pedir un plazo para entenderse con sus
codeudores, salvo que sólo él pueda cumplirla, quedándole a salvo la ación contra los demás
codeudores.
 La interrupción de la prescripción respecto de uno de los codeudores de una obligación
indivisible aprovecha a los demás.
 ES DIVISIBLE la obligación de pagar perjuicios por una obligación indivisible, pero si el
cumplimiento se ha hecho imposible por culpa de uno de los codeudores este solo será
responsable de los perjuicios, lo mismo cuando un codeudor está llano a cumplir y otro no, los
perjuicios son de cargo de éste último.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

 Si un deudor paga el total de la obligación tiene derecho a que los demás codeudores le
indemnicen porque en ese caso ha pagado más de lo debido.

Efectos de la indivisibilidad activa: En este caso son varios acreedores.


 Cada uno de los acreedores tiene derecho a exigir el total de la obligación.
 El pago a un acreedor extingue la obligación respecto de todos, pero el coacreedor no puede
remitir la deuda o recibir el precio de la cosa sin el consentimiento de sus coacreedores, y si lo
hace los otros coacreedores tendrán derecho a demandar la cosa misma abonando al deudor la
parte o cuota del acreedor que haya remitido la deuda o recibido el precio de la cosa.
 El acreedor que recibe el pago debe a sus coacreedores su parte o cuota en el crédito.

Semejanzas entre la solidaridad y la indivisibilidad:


1º En ambas clases de obligaciones el sujeto activo o pasivo es múltiple.
2º En ambos casos cualquier acreedor puede demandar el total de la deuda y cada deudor está
obligado a pagar el total de la deuda.
3º El pago hecho a cualquiera de los coacreedores extingue la obligación respecto de todos los
deudores.

Diferencias entre la solidaridad y la indivisibilidad:


1º En la solidaridad cada deudor debe el total de la deuda, en cambio en la indivisibilidad cada
deudor debe su cuota pero se ve obligado a pagar el total por la imposibilidad de ejecución parcial
de la obligación, por el carácter de indivisible de la misma.

PARALELO

Solidaridad Indivisibilidad

En cuanto a Ley Naturaleza de la


las fuentes Testamento prestación
Convención voluntad de las
partes

En cuanto a No pasa a los pasa a los


la transmisibilidad herederos herederos y sigue
siendo indivisible

Pérdida de la cosa La obligación de La obligación se


pagar el precio torna divisible,
sigue siendo cada deudor debe solidaria
su cuota del precio y de los
perjuicios.

En cuanto a la Cada acreedor se Cada acreedor es


disposición del reputa dueño dueño de su cuota
crédito absoluto del crédito y no puede novar o
y puede remitirlo, remitir la obligación condonarlo, etc.

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En cuanto a la No puede oponer El deudor puede


concesión de plazo ninguna excepción pedir un plazo
para pedir el para entenderse
concurso de todos con los otros
los deudores deudores y
cumplir de consuno

58.- CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES SEGUN SU EFICACIA


- CIVILES Y NATURALES
- PRINCIPALES Y ACCESORIAS
- PURAS Y SIMPLES Y SUJETAS A MODALIDAD

CIVILES Y NATURALES: Art. 1470 " Las obligaciones son civiles o meramente naturales.

Civiles, son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento.

Naturales, las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero cumplidas,
autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas.

La obligación natural es un vínculo jurídico entre determinadas personas que coloca al


deudor en la necesidad de realizar la prestación que constituye su objeto, pero el acreedor carece
de acción para demandar su cumplimiento, pero tiene excepción para retener lo pagado.

Las obligaciones naturales son: Art. 1470


1º Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo,
incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos.
2º Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción.
3º Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan
efectos civiles; como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado
en la forma debida;
4º Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba.( Pero en este caso la sentencia
debe fundarse necesariamente en el hecho de no haberse probado su derecho por el
demandante y no por otra causa)

Efectos de las obligaciones Naturales:


 Cumplidas autorizan al acreedor para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas,
siempre que el pago se haya hecho voluntariamente por quién tenía la libre administración de
sus bienes.
 Pueden ser novadas, así el art.1630 señala que para que la novación sea válida tanto la
obligación primitiva como el contrato de novación deben ser válidas a lo menos naturalmente. Si
bien es cierto pueden novarse no pueden compensarse legalmente porque uno de los requisitos
para la compensación es que las obligaciones sean "actualmente exigibles", cosa que no se da
tratándose de una obligación natural, pero nada obsta a que se compense por acuerdo entre las
partes, caso en el que habrá una compensación convencional por faltar algún requisito exigido
por la ley para que opere una compensación legal.

 Pueden ser caucionadas, Arts 1472 y 2338, pero sólo tratándose de cauciones constituidas por
terceros, ya que si se constituyen por el propio deudor no podrán reclamarse como una lógica
consecuencia de carecer de la acción necesaria para ello.

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Caso especial: En el caso de la fianza en las obligaciones naturales el fiador no goza del beneficio
de excusión, porque para que lo tenga es necesario que el acreedor pueda proceder primero contra
el deudor, pero en este caso el acreedor no puede perseguir al deudor por carecer de la acción
correspondiente y de ahí que el fiador no goce del beneficio de excusión. No goza tampoco del
beneficio de reembolso porque según las reglas generales cuando el fiador paga al acreedor se
subroga a éste en todos sus derechos y acciones y en este caso el acreedor no tiene acción para
demandar el pago del deudor por lo que tampoco el fiador que paga podrá tenerlo.

 La sentencia que desecha la demanda contra el naturalmente obligado no extingue la obligación,


de acuerdo al Art. 1471 que señala " La sentencia judicial que rechaza la acción intentada contra
el naturalmente obligado, no extingue la obligación natural."

Mucho se ha discutido acerca de si la enumeración del art.1470 es o no taxativa, al parecer


el propósito del legislador fue que así lo fuera al señalar en el Inc. final del 1470 " Para que no
pueda pedirse la restitución en virtud de estas cuatro clases de obligaciones, es necesario que el
pago se haya hecho voluntariamente por el que tenía la libre administración de sus bienes."

Pese a ello, existen otros casos en que se producen los mismos efectos, es decir no dan
acción para exigir su cumplimiento pero una vez cumplidas autorizan para retener el pago, estas
son:
1ª.- Obligaciones derivadas del juego o apuesta lícitos en que predomina el esfuerzo intelectual, que
según el Art.2260 " El juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción.
El que gana no puede exigir el pago.
Pero si el que pierde, paga, no puede repetir lo pagado, a menos que se haya ganado con
dolo."

2ª.- La multa estipulada en los esponsales, que de acuerdo al Art. 98 es la promesa de matrimonio
mutuamente aceptada y se somete enteramente al honor y la conciencia del individuo, y no produce
obligación alguna ante la ley civil, agrega el 99 que no podrá pedirse la multa que por parte de uno
de los esposos se hubiere estipulado a favor del otro para el caso de no cumplirse lo prometido,
pero si se hubiere pagado la multa, no podrá pedirse su devolución.

3ª.- El pago de intereses no pactados en el mutuo, ya que de acuerdo al Art.2208 " Si se han
pagado intereses, aunque no estipulados, no podrán repetirse ni imputarse al capital ".

PRINCIPALES Y ACCESORIAS: El Código hace esta clasificación respecto de los contratos en el


Art.1442, pero ella se extiende a las obligaciones que de ellos nacen.

Obligación Principal: Es la que tiene una existencia propia, es capaz de subsistir por sí sola,
independientemente de otra obligación.

Obligación Accesoria: Es aquella que no puede subsistir por sí sola y que supone una obligación
principal a que accede y que garantiza, tiene por objeto asegurar una obligación principal y se las
denomina cauciones, ya que de acuerdo al Art. 46 "Caución significa generalmente cualquiera
obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son especies de
caución la fianza, la hipoteca y la prenda". También son accesorias la anticresis y la cláusula penal.
Importancia de esta clasificación: Esta clasificación importa debido a que " Lo accesorio sigue la
suerte de lo principal ", es decir la nulidad de la obligación principal acarrea la de la obligación
accesoria y la extinción de la obligación principal extingue la accesoria.
Pero la nulidad de la accesoria no acarrea la de la principal.

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PURAS Y SIMPLES Y SUJETAS A MODALIDAD:


Obligaciones puras y simples, son aquellas que producen los efectos normales propios de toda
obligación, desde que se contraen.

Obligaciones Sujetas a Modalidad, son aquellas que tienen una particular manera de ser que
altera estos efectos normales u ordinarios; éstos se alteran por la introducción de ciertas cláusulas
que afectan el nacimiento, el ejercicio, la extinción o la manera de ejercitar los derechos
consiguientes.
Las modalidades son ciertas cláusulas que se introducen en la obligación y que modifican
sus efectos desde el punto de vista de su existencia, de su ejercicio, de su extinción.

Las modalidades son la condición, el plazo, el modo.

La alternativa, la solidaridad, la indivisibilidad y la cláusula penal, también producen una


modificación de los efectos normales de una obligación.

59.- LAS MODALIDADES


a) PLAZO
b) MODO
c) CONDICION

Condición : Es un acontecimiento futuro e incierto de cual depende el nacimiento o la extinción de la


obligación.

Plazo: Es un acontecimiento futuro y cierto a que se subordina la exigibilidad o la extinción de la


obligación.

Modo: Es una forma particular de cumplir la obligación, que impone al obligado la realización de
ciertas obras o la sujeción a ciertas cargas.

* Por regla general las obligaciones son puras y simples, salvo cuando la ley subentiende
que existen ciertas modalidades, como es el caso de la condición resolutoria tácita que va envuelta
en todo contrato bilateral, en la venta de cosas que no existen que de acuerdo al Art. 1813 se
entiende hecha bajo la condición de existir.

* Prácticamente todos los actos admiten modalidades, salvo el matrimonio (102) que señala
que une a los contrayentes " actual e indisolublemente", la legítima rigorosa que de acuerdo al Art.
1192 no es susceptible de condición, plazo, modo o gravamen alguno, la adopción y la aceptación o
repudiación de las asignaciones.

OBLIGACIONES CONDICIONALES
Art. 1473: "Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un
acontecimiento futuro que puede suceder o no."

Asimismo el Art. 1070 al referirse a las asignaciones condicionales señala que asignación
condicional es aquella que depende de una condición, esto es, de un suceso futuro e incierto.

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La muerte de una persona no es una condición sino un plazo porque aunque no se sabe
cuando será se sabe que ocurrirá.

Clasificación de las condiciones:


1.- Expresas y tácitas
2.- Positivas y negativas
3.- determinadas e indeterminadas
4.- Posibles e imposibles
5.- Lícitas e ilícitas
6.- Potestativas, casuales y mixtas
7.- Suspensivas y resolutorias

1.- Condiciones Expresas y tácitas:


* Son expresas las condiciones establecidas en virtud de una cláusula formal y expresa.

* Son Tácitas las que se subentienden sin necesidad de una declaración de voluntad explícita, como
la cond. resolutoria tácita que va envuelta en todo contrato bilateral, sólo se subentienden cuando la
ley así lo señala.

2.- Condiciones Positivas y Negativas:


* La condición positiva consiste en acontecer una cosa.

* La condición negativa consiste en que una cosa no acontezca.

3.- Condiciones Determinadas e Indeterminadas:


* Determinada es la condición en que, si el hecho ha de suceder, se sabe cuándo. Ej. Si Juan se
casa antes de cinco años.
* Indeterminada es la condición en que se ignora si el hecho ha de ocurrir y cuándo. Ej. Si Juan se
casa con María.

4 y 5.- Condiciones Posibles e Imposibles; Lícitas e Ilícitas:


Art. 1475:
La condición positiva debe ser física y moralmente posible.

Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física; y moralmente


imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes, o es opuesta a las buenas
costumbres o al orden público.

Se mirarán como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles.

Las condiciones posibles son lícitas y las imposibles ilícitas.

Efectos de la Imposibilidad:
*** Cuando la condición es POSITIVA y SUSPENSIVA:
Física o Moralmente Imposible o escrita en términos ininteligibles se reputa fallida. Art.1480 Ej. Si
vas a Júpiter, si matas a Juan.

*** Cuando la condición es POSITIVA y RESOLUTORIA:


Física o Moralmente Imposible la condición se tiene por no escrita, la obligación es pura y simple y
quién recibe una cosa con cargo a restituirla bajo una condición de esta índole, no tiene obligación
de restituir. Ej. Me devuelves el auto si vas a Júpiter o matas a Juan.
*** Cuando la condición es NEGATIVA y SUSPENSIVA:

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Físicamente imposible, se tiene por no escrita Ej. Si no vas a Júpiter.


Moralmente Imposible o concebida en términos ininteligibles, se tendrá por fallida, Ej. Si no matas a
Juan.

*** Cuando la condición es NEGATIVA y RESOLUTORIA:


Física o moralmente imposible o escrita en términos ininteligibles, se tiene por no escrita y la
obligación se considera pura y simple y la persona que tiene la cosa no debe restituirla.

6.- Condiciones Potestativas, Casuales y Mixtas:


* Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor.

* Es casual la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso.

* Es mixta la que depende en parte de la voluntad del acreedor o del deudor y en parte de la
voluntad de un tercero o de un acaso.

La potestativa puede ser: Simplemente potestativa ó


Puramente potestativa.

*** Es simplemente potestativa la que depende de un hecho voluntario de una de las partes. Ej. Si
me acompañas a Europa te regalo tal cosa. Art. 1478 " Si la condición consiste en un hecho
voluntario de cualquiera de las partes, valdrá."

*** Es puramente potestativa la que depende de la sola voluntad del acreedor o del deudor. Art.1478
inc.1º " Son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la
mera voluntad de la persona que se obliga.", esta disposición se refiere sólo a las condiciones
potestativas suspensivas.

7.- Condiciones Suspensivas y Resolutorias:


* Se llama Resolutoria si mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho

* Resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho.

Estados en que pueden encontrarse las condiciones y modo de cumplirlas:


Sean suspensivas o resolutorias las condiciones pueden estar:
Pendientes
Cumplidas
Fallidas
Esta Pendiente mientras no se ha verificado el suceso constitutivo de la condición y se
ignora si se verificará.

Esta Cumplida cuando se ha verificado el hecho que la constituye, si la condición es positiva


o no se ha verificado si es negativa.

Esta Fallida si no se verifica el acontecimiento siendo positiva o cuando se verifica siendo


negativa.
Art. 1482 Se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplido la negativa,
cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha
expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse, y no se ha verificado.

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Según el Art. 962 el plazo máximo para tener por fallida una condición positiva o cumplida
una negativa es de diez años.
Efectos de las condiciones: hay que distinguir entre:
** Condición Suspensiva y
** Condición Resolutoria.

*** Efectos de la Condición Suspensiva ***


Si está pendiente: Suspende la adquisición del derecho, de ahí que:
1º No puede el acreedor exigir el cumplimiento de la obligación mientras pende la condición.
2º El deudor no está obligado a cumplir la obligación y si lo hiciere tiene derecho a repetir lo dado o
pagado antes de verificarse la condición suspensiva, pero sólo mientras no se hubiere cumplido.
3º No corre la prescripción porque el tiempo corre desde que la obligación se ha hecho exigible.
(2514).
4º El acreedor condicional pese a que no tiene derecho, tiene un germen de derecho que le permite
impetrar las providencias conservativas necesarias, al igual que el asignatario condicional y el
fideicomisario.
5º El derecho del acreedor condicional pendiente la condición se transmite a sus herederos, al igual
que la obligación del deudor condicional.

Si se cumple: Nace el derecho del acreedor y se crea la obligación del deudor.


1º Podrá el acreedor demandar el cumplimiento de la obligación y estará obligado el deudor.
2º Empieza a correr la prescripción.

La condición cumplida opera retroactivamente, y el derecho del acreedor se considerará


nacido desde que la obligación se contrajo, esto porque de lo contrario no podría transmitirse y
tampoco caducarían las enajenaciones hechas por el deudor pendiente la condición.

Excepciones a esta retroactividad:


1ª .- No se deberán los frutos de la cosa en el tiempo intermedio salvo disposición testamentaria o
acuerdo en contrario.
2ª .- La condición cumplida cuando se trata de enajenaciones sólo caducarán cuando se trate de
terceros de mala fe. (1490 y 1491).

Si falla: Si falla la condición suspensiva, el derecho no llega a formarse; se extingue, quedan sin
efecto las medidas conservativas, podrá el deudor repetir lo que hubiere pagado, las enajenaciones
que el deudor hubiere realizado quedan a firme.

*** Efectos de la Condición Resolutoria ***


Hay que distinguir entre: Condición Resolutoria Ordinaria
Condición Resolutoria Tácita
Pacto Comisorio

Condición Resolutoria Ordinaria: Es la que consiste en un hecho cualquiera, futuro e incierto, que
no sea el incumplimiento de una obligación, de que dependa la extinción de un derecho.
Opera de pleno derecho de acuerdo al Art. 1479 que señala que la condición se llama
resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho.
Si hubiere dudas serán los jueces los que resolverán cada caso.

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Condición Resolutoria Tácita: Es aquella que consiste en no cumplirse lo pactado, de tal modo
que el hecho futuro e incierto es el incumplimiento de una obligación. Se le llama tácita porque se
subentiende de acuerdo al Art. 1489 que señala: "En los contratos bilaterales va envuelta la
condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado."

Efectos de la Condición Resolutoria Tácita: De acuerdo al Art.1489 el otro contratante podrá a su


arbitrio pedir la resolución del contrato o el cumplimiento del contrato y en ambos casos con
indemnización de los perjuicios sufridos.

La condición resolutoria tácita no opera de pleno derecho, es necesario que el acreedor


interponga o ejercite la ACCION RESOLUTORIA.
La resolución del contrato se produce cuando la sentencia que declara la resolución está
firme o ejecutoriada, de ahí que el demandado podrá enervar la acción pagando, lo que podrá hacer
hasta antes de la citación para oír sentencia en primera instancia o hasta antes de la vista de la
causa en segunda.

DIFERENCIAS ENTRE LA CONDICION RESOLUTORIA ORDINARIA Y LA CONDICION


RESOLUTORIA TACITA:

C.R. Ordinaria C.R. Tácita

De pleno derecho Hay que pedir judicialmente


la resolución

Cualquier persona puede Sólo la contraparte llana


valerse de ello a cumplir el contrato

No da derecho a indemnización Si da derecho


de perjuicios

Pacto Comisorio: Es la condición de no cumplirse por una de las partes lo pactado expresamente
estipulada.

El Código trata del pacto comisorio al referirse al contrato de compraventa en el Art. 1877
"Por el Pacto Comisorio se estipula expresamente que, no pagándose el precio al tiempo
convenido, se resolverá el contrato de venta.

Entiéndese siempre esta estipulación en el contrato de venta; y cuando se expresa, toma el


nombre de pacto comisorio, y produce los efectos que van a indicarse."

El pacto comisorio puede ser: Pacto Comisorio Simple


Pacto Comisorio Calificado

Pacto Comisorio Simple: Es aquel en que se estipula lisa y llanamente que se resolverá el contrato,
en caso de no cumplirse lo pactado.

Tiene utilidad práctica en los contratos unilaterales ya que en los bilaterales va envuelta la
Cond. Resolutoria Tácita, que produce los mismos efectos, ya que de acuerdo al Art.1878 por el
pacto comisorio no se priva al vendedor de la elección de acciones que le concede el 1873, es decir

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

puede pedir la resolución del contrato o el cumplimiento del mismo, con indemnización de perjuicios,
es decir no opera de pleno derecho.

Sus efectos son los mismos que la condición resolutoria tácita.


Pacto Comisorio Calificado: Es aquel en que se estipula que si no se cumple lo pactado se
resolverá ipso facto el contrato.
(se señalará "de pleno derecho", "sin más trámite", "en el acto"); Pero tampoco opera ipso facto la
resolución, ya que el deudor podrá enervar la acción pagando dentro de las veinticuatro horas
subsiguientes a la notificación de la demanda, pero para que subsista el contrato dicho pago debe
reunir los siguientes requisitos:
1º Debe hacerse dentro del plazo fatal de 24 horas siguientes a la notificación de la demanda.
2º El pago deberá ser íntegro, y si el acreedor lo rehusa se hará por consignación.

EFECTOS DE LA CONDICION RESOLUTORIA: (Los efectos son los mismos tratándose de una
condición resolutoria ordinaria, una condición resolutoria tácita o un pacto comisorio.)

Hay que distinguir el estado en que se encuentre: Pendiente, fallida o cumplida.


** Si la condición resolutoria está pendiente: La obligación produce sus efectos como si fuera
pura y simple, es decir el derecho nace a la vida jurídica sujeto a la incertidumbre de resolverse por
el cumplimiento de la obligación.

** Si la condición resolutoria está fallida: Si falla la condición resolutoria, se consolida el derecho


y el acto se considera como puro y simple desde su celebración.

** Si la condición resolutoria se cumple, se extingue el derecho, desaparece la obligación, ya que


si se estipula como condición resolutoria el no pago de precio y se resuelve el contrato, se mira
como jamas celebrado, opera retroactivamente dejando a las partes como si nunca hubieren
contratado; pero es evidente que no puede retrotraerse un contrato de tracto sucesivo como el
arrendamiento o la sociedad, de ahí que la resolución en esos casos toma el nombre de
"Terminación".
Efectos de la resolución entre las partes:
1. - Deben restituirse las cosas
2. - No deben restituirse los frutos percibidos, ya que el legislador no creyó oportuno que así fuese
por razones de orden económico. Esta regla puede modificarse por una disposición
testamentaria o un pacto entre las partes. Pero la regla de que no se deben restituir los frutos
tiene una excepción, cual es, el caso de la resolución del contrato de compraventa, por no
haberse pagado el precio, dará al vendedor el derecho a que se le restituyan los frutos, sea en
su totalidad si ninguna parte del precio se le hubiere pagado, o en la proporción que corresponda
a la parte del precio que no hubiere sido pagada.

Efectos de la resolución respecto de terceros:


1.- La resolución del contrato no afecta a terceros de buena fe, esta buena fe consiste en el
desconocimiento de parte de los terceros de la existencia de la condición, el art.1490 se refiere a los
bienes muebles y señala que no podrá reivindicarse contra terceros poseedores de buena fe y será
quién alega la mala fe quién deberá probar.

Tratándose de bienes raíces, la regla es diferente, ya que si la condición constaba en el título


inscrito u otorgado por escritura pública la resolución afectará a los terceros, ya que se presume su
mala fe, de lo contrario se presume la buena fe.

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Constar en el título quiere decir que era cierta y manifiesta, de ahí que la condición
resolutoria tácita cuando en el título se señala que el precio no se ha pagado "consta" en el título,
cuando la ley dice "título respectivo" se refiere a aquel que da origen, el primitivo u original, de ahí la
necesidad de buscar hasta diez años hacia atrás, además el título debe haber sido otorgado por
escritura pública y estar inscrito en el CBR, única forma de darle publicidad al acto condicional.

El Art. 1432 señala una norma especial tratándose de las donaciones entre vivos, y es que la
resolución, rescisión y revocación no dará acción contra terceros poseedores salvo cuando en la
escritura pública de la donación (inscrita si la naturaleza de los bienes lo exigiere) se hubiere
prohibido al donatario enajenarlas, o se ha expresado la condición, es decir tratándose de
donaciones habrá acción contra terceros poseedores cada vez que en la escritura de la donación
constaba la condición sin distinguir la clase de bienes de que se trata.

ACCION RESOLUTORIA:
Es la acción que nace de la condición resolutoria tácita y del pacto comisorio para pedir la
resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones contraídas.

*** Es una acción personal, compete al contratante diligente, que ha cumplido o estado llano a
cumplir, en contra del contratante moroso, es una acción personal.

Sólo puede pedir la resolución del contrato aquella persona que ha contratado.

El hecho de que la resolución de un contrato pueda afectar a los terceros ha sido la causa
de que el CPC en el Art.18 autorice el ejercicio de la acción resolutoria y la acción reivindicatoria
juntas, al señalar que en un mismo juicio podrán demandarse a varias personas con tal que la o las
acciones emanen directa o inmediatamente de un mismo hecho.
*** La acción resolutoria es renunciable, debe ser expresa.
*** La acción resolutoria puede ser mueble o inmueble según la cosa debida.(Importa para la
competencia de los tribunales).
*** La acción resolutoria es divisible.
*** Prescripción de la acción resolutoria: Hay que distinguir;
Si emana de una cond. resolutoria tácita:
El plazo de prescripción es de 5 años desde que la obligación violada se hizo exigible.

Se suspende de acuerdo al Art. 2509 en favor de los menores, los dementes, sordomudos y
todos los que estén bajo patria potestad o bajo tutela o curatela.

Si emana de un pacto comisorio:


El plazo de prescripción es de 4 años o en el que fijen las partes si es menor, art.1880. Desde
la fecha del contrato.

La prescripción corre contra toda clase de personas.

OBLIGACIONES A PLAZO:
Art. 1494: El plazo es la época que se fija para el cumplimiento de la obligación, y puede ser
expreso o tácito. Es tácito el indispensable para cumplirlo.
PLAZO: Es un hecho futuro y cierto del cual dependen el ejercicio o la extinción de un derecho.

El día es cierto y determinado " Si necesariamente ha de llegar y se sabe cuándo." Ej. El 23


de Agosto de 1996.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

El día es cierto e indeterminado " Si necesariamente ha de llegar, pero no se sabe cuándo."


Ej. El día de mi muerte
El día es incierto y determinado " Si puede llegar o no, pero suponiendo que ha de llegar se
sabe cuándo." Ej. El día que cumpla 30 años.
El día es incierto e indeterminado " Si no se sabe si ha de llegar, ni cuándo. Ej. El día en que
alguien se case.

Clasificación de los plazos:


1.- Expreso o Tácito
2.- Fatal y No fatal
3.- Determinado e Indeterminado
4.- Voluntario, Legal o Judicial
5.- Suspensivo y Extintivo.

Expreso y Tácito:
El plazo expreso es el que se establece en términos formales y explícitos.
El tácito es el indispensable para cumplir con la obligación.

Fatal y No fatal:
El plazo fatal es aquel cuyo transcurso, por el ministerio de la ley, extingue el derecho.

Determinado e Indeterminado:
Es determinado si se sabe cuándo ocurrirá
Indeterminado si no se sabe cuándo ocurrirá.

Voluntario, Legal o Judicial:


Es voluntario si se establece por voluntad del autor o autores del acto.
El plazo es legal tiene su origen en la ley.
El plazo judicial es el que señala el juez, pero debe estar facultado por la ley para hacerlo, por
ejemplo en el caso del Art. 378 del Cód. Civil.

Suspensivo y Extintivo: Art.1080


Plazo suspensivo, es aquel que posterga el ejercicio del derecho, difiere la exigibilidad de la
obligación.

Plazo extintivo, es aquel que por su cumplimiento extingue un derecho.

EFECTOS DEL PLAZO SUSPENSIVO


Pendiente el plazo;
1.- Posterga el ejercicio del derecho que nace en el mismo acto (1084).
2.- El plazo afecta la ejecución de la obligación, a diferencia de la cond. suspensiva que afecta la
existencia de la obligación.

Art.1495 " Lo que se paga antes de cumplirse el plazo, no está sujeto a restitución.

Esta regla no se aplica a los plazos que tienen el valor de condiciones.

Art. 1485 inc.2º " Todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición
suspensiva, podrá repetirse mientras no se hubiere cumplido."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

3.- Pendiente el plazo suspensivo el acreedor no tiene derecho a demandar el cumplimiento de la


obligación.

4.- Pendiente el plazo suspensivo por regla general no corre la prescripción. (2514)

5.- Pendiente el plazo suspensivo no pueden compensarse las deudas porque de acuerdo al
Art.1656 Nº3 ambas deudas deben ser actualmente exigibles, cosa que no sucede pendiente el
plazo suspensivo.

Cumplido el plazo;
1.- La obligación se torna exigible, el deudor debe cumplir y el acreedor puede exigir el
cumplimiento, corre la prescripción y puede compensarse.

El plazo se extingue por el vencimiento, la renuncia o la caducidad.

Renuncia del plazo: Art.1497 El deudor puede renunciar el plazo, a menos que el testador haya
dispuesto o las partes estipulado lo contrario, o que la anticipación del pago acarree al acreedor un
perjuicio que por medio del plazo se propuso manifiestamente evitar.
En el contrato de mutuo a interés se observará lo dispuesto en el Art. 2204." En este caso
puede pagarse anticipadamente pero pagando todos los intereses.

Caducidad del plazo: Art. 1496 Se refiere a aquellos casos en que la obligación se hace exigible aún
antes de expirar el plazo, esto porque la ley ampara al acreedor, a quién la espera del plazo en
ciertos casos podría provocarle graves perjuicios; estos casos son: "El pago de la obligación no
puede exigirse antes de expirar el plazo, si no es:
1º Al deudor constituido en quiebra o que se halla en notoria insolvencia.
2º Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido
considerablemente de valor.

Pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo, renovando o mejorando
las cauciones."

** 1.- Cuando el deudor quiebra o cae en notoria insolvencia, así lo señala también el art.67 de la
Ley de Quiebras " En virtud de la declaración de quiebra quedan vencidas y exigibles, respecto del
fallido, todas sus deudas pasivas, para el solo efecto de que los acreedores puedan intervenir en la
quiebra y percibir los dividendos que correspondan al valor actual de sus respectivos créditos, con
más de los intereses y reajustes que correspondan, desde la fecha de la declaratoria.

** 2.- Cuando por hecho o culpa del deudor las cauciones se han extinguido o han disminuido
considerablemente de valor, esto porque cuando se otorgan garantías para responder una deuda o
crédito resulta evidente que el plazo se otorgo considerando dichas cauciones y por lo tanto si éstas
se extinguen o disminuyen de valor es lógico que por ello caduque el plazo.

EFECTOS DEL PLAZO EXTINTIVO


Por la llegada del plazo extintivo se extinguen las obligaciones, y los derechos correlativos
también.

OBLIGACIONES MODALES:
Las obligaciones modales se rigen por las disposiciones del título IV Libro III párrafo 4º
llamado " De las asignaciones modales ".

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Modo: Art. 1089 " Si se asigna algo a una persona para que lo tenga por suyo con la
obligación de aplicarlo a un fin especial, como el de hacer ciertas obras o sujetarse a ciertas cargas,
esta aplicación es un modo y no una condición suspensiva. El modo, por consiguiente, no suspende
la adquisición de la cosa asignada."

Cláusula resolutoria: Art. 1490 " En las asignaciones modales se llama cláusula resolutoria la
que impone la obligación de restituir la cosa y los frutos, si no se cumple el modo.
No se entenderá que envuelven cláusula resolutoria cuando el testador no la expresa"; La
cláusula resolutoria es propia de las asignaciones testamentarias, en materia contractual se llama
PACTO COMISORIO.

Forma de cumplir el modo: Art. 1093 " Si el modo es por su naturaleza imposible, o inductivo
a hecho ilegal o inmoral, o concebido en términos ininteligibles, no valdrá la disposición.

Si el modo, sin hecho o culpa del asignatario, es solamente imposible en la forma especial
prescrita por el testador, podrá cumplirse en otra análoga que no altere la substancia de la
disposición, y que en este concepto sea aprobada por el juez con citación de los interesados.

Si el modo, sin hecho o culpa del asignatario, se hace enteramente imposible, subsistirá la
asignación sin el gravamen."

60.- EFECTOS DE LAS OBLIGACIONES: CONCEPTO


Tratado en el título XII del Libro IV, se refiere al efecto de los contratos y de las obligaciones, ya que
los efectos de los contratos son las obligaciones que engendran y los efectos de las obligaciones
son las consecuencias que esta clase de vínculo crea para acreedor y deudor.

El efecto normal de las obligaciones es que pone al deudor en la necesidad de dar, hacer o no
hacer aquello a que se obligó. El modo natural de romper el vínculo es "pagando", pero puede
suceder que por diversas razones éste no pague, en esos casos la ley entrega al acreedor diversos
medios para obtener el cumplimiento de la obligación.

Se puede definir el efecto de las obligaciones como el conjunto de medios que la ley entrega al
acreedor para exigir el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación.

Los derechos del acreedor para obtener el cumplimiento de la obligación son:


1º Ejecución forzada de la obligación, derecho principal para obtener directamente el cumplimiento
de lo debido.

2º Derecho a indemnización de perjuicios, derecho secundario y supletorio para obtener por


equivalencia la prestación que se le debe y el resarcimiento de los daños.

3º Derechos auxiliares del acreedor, un conjunto de derechos tendientes a mantener el patrimonio


del deudor en condiciones de afrontar las obligaciones que contrajo; Estos son:
Medidas conservativas
Acción Oblicua o Subrogatoria
Acción Pauliana o Revocatoria
Beneficio de Separación.

61.- DERECHO DE PRENDA GENERAL


a) CONCEPTO

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

b) EJECUCION FORZADA

a) Concepto: Un viejo adagio dice " Quién se obliga, obliga sus bienes ", esto lo consagra el Código
en el Artículo 2465 que señala: " Toda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su
ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros,
exceptuándose solamente los no embargables, designados en el Artículo 1618."
Esta facultad del acreedor de perseguir la ejecución en todos los bienes del deudor es los que se
llama " DERECHO DE PRENDA GENERAL DE LOS ACREEDORES ". Es necesario hacer notar
que el término prenda no está tomado en su sentido técnico y propio sino que sirve solo para
expresar la idea que todos los bienes del deudor están afectos al cumplimiento de la obligación.

La forma de como los acreedores hacen efectivos sus créditos está establecida en el Art. 2469 "
Los acreedores, con las excepciones indicadas en el artículo 1618, podrán exigir que se
vendan todos los bienes del deudor hasta concurrencia de sus créditos, inclusos los
intereses y los costos de la cobranza, para que con el producto se les satisfaga íntegramente
si fueren suficientes los bienes, y en caso de no serlo, a prorrata, cuando no haya causas
especiales para preferir ciertos créditos, según la clasificación que sigue."

b) Ejecución forzada: Art. 2465 " Toda obligación personal confiere al acreedor el derecho de
perseguir la ejecución sobre los bienes del deudor ".

** El Art. no distingue la fuente de la obligación y tampoco al acreedor, es decir no importa la


prioridad en el nacimiento de los créditos.
** Todos los bienes presentes y futuros, muebles o raíces, están expuestos a la persecución de los
acreedores.
** La obligación debe ser personal, pero todas las obligaciones son personales, lo que el art. quiso
señalar es que las preferencias no se comunican a otros bienes, es decir el acreedor hipotecario
tiene preferencia sobre el bien hipotecado, pero para hacer valer su crédito sobre otros bienes del
deudor no goza de ella. Además hay casos en que el acreedor no puede hacer valer su crédito sino
solo sobre ciertos bienes, tales son:
1° El caso del tercer poseedor, ante quién el acreedor no puede hacer valer el crédito sobre todos
sus bienes, sino sólo sobre la finca hipotecada.
2° El que hipoteca o da en prenda un bien propio para garantizar una deuda ajena, pero sin
obligarse personalmente.(garantía real).

Requisitos de la ejecución forzada de la obligación:

1° El título debe ser ejecutivo,


2° La obligación líquida y actualmente exigible,
3° No estar prescrita la deuda.

El art. 434 del Código de Procedimiento Civil señala cuales son títulos ejecutivos, y en caso de no
tener el acreedor título ejecutivo puede preparar la ejecución mediante el reconocimiento de la firma
o la confesión de la deuda, y en el peor de los casos iniciar un juicio ordinario para que la sentencia
declarativa sirva de título a una ejecución.
Que la deuda sea líquida significa que debe estar actualmente determinada, y es actualmente
exigible cuando no hay plazo o condición pendientes para su pago.

Ejecución forzada en las obligaciones de dar: En términos generales se puede señalar que una vez
presentada la demanda ejecutiva, sea directamente o sea después de preparada la vía ejecutiva
mediante la citación a confesar deuda o reconocer firma o la notificación judicial del protesto de letra
o cheque, el juez debe hacer un análisis respecto del título, debe analizar si cumple con los

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

requisitos señalados anteriormente, si es así ordenará se despache orden de requerir de pago y


mandamiento de ejecución y embargo para el caso que dentro del plazo legal no consigne los
fondos y se señalará el depositario de los bienes que se embarguen
.
El demandado podrá oponer dentro del término de emplazamiento excepciones a la ejecución,
rechazadas se dictará sentencia de pago o de remate según los bienes embargados y si el deudor
no opone excepciones bastará el mandamiento de ejecución y embargo para proceder a la
realización de los bienes. Una vez efectuado el remate se pagará al acreedor de acuerdo al art.
2469.

Embargo: Es una medida de seguridad que tiene por objeto sustraer del comercio determinados
bienes del deudor para asegurar los resultados del juicio ejecutivo.

Los efectos del embargo son:


1º El deudor queda privado de la administración de los bienes embargados que corresponde al
depositario (generalmente será él mismo).
2º El embargo importa una prohibición de enajenar, ya que los bienes embargados quedan fuera del
comercio, por lo que su enajenación adolece de objeto ilícito según el art. 1464 y por lo tanto el acto
es nulo de nulidad absoluta, sin perjuicio, de lo anterior el juez que conoce de la causa puede
autorizar la enajenación en casos especiales.

Ejecución forzada en las obligaciones de hacer: Dada la naturaleza de estas obligaciones se hace
necesario señalar normas especiales para su ejecución forzada, de ahí que el art. 1553 señale " Si
la obligación es de hacer y el deudor se constituye en mora, podrá pedir el acreedor, junto
con la indemnización de la mora, cualquiera de estas tres cosas, a elección suya:
1° Que se apremie al deudor para la ejecución del hecho convenido;
2° Que se le autorice a él mismo para hacerlo ejecutar por un tercero a expensas del deudor;
3° Que el deudor le indemnice de los perjuicios resultantes de la infracción del contrato."

Ejecución forzada en las obligaciones de No hacer: En este caso lo primero que hay que distinguir
es si es posible o no destruir lo hecho en contravención, y siendo posible si es necesaria la
destrucción, en cuyo caso puede el deudor ser compelido a destruirla o autorizado el acreedor a
destruirla a expensas del deudor. En el caso de ser posible la destrucción pero no indispensable
podrá cumplirse la obligación por equivalencia
.
Si no es posible destruir lo realizado será indemnizado el acreedor.
Art. 1555 " Toda obligación de no hacer se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor
contraviene y no puede deshacerse lo hecho.
Pudiendo destruirse la cosa hecha, y siendo su destrucción necesaria para el objeto que se
tuvo en mira al tiempo de celebrar el contrato, será el deudor obligado a ella, o autorizado el
acreedor para que la lleve a efecto a expensas del deudor.

Si dicho objeto puede obtenerse cumplidamente por otros medios, en este caso será oído el
deudor que se allane a prestarlo.
El acreedor quedará de todos modos indemne."

El Procedimiento ejecutivo tiene cabida sólo cuando se trate de destruir la obra hecha, a condición
de que en el título conste que la destrucción es posible y además indispensable.

62.- CESION DE BIENES

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Art. 1614: " La Cesión de bienes es el abandono voluntario que el deudor hace de todos los suyos a
su acreedor o acreedores cuando, a consecuencia de accidentes inevitables, no se halla en estado
de pagar sus deudas."

Es un medio para que el deudor antes de ser ejecutado se adelante a los acreedores y les haga la
cesión de sus bienes, esto antes tuvo gran importancia ya que de acuerdo a la ley, por el
mandamiento de ejecución el juez debía ordenar el arresto del deudor, y éste quedaba libre del
apremio personal por la cesión de bienes, pero todo esto quedo en el olvido cuando en 1868 quedó
abolida la prisión por deudas.

Características de la Cesión de bienes:


1º Es irrenunciable, el deudor podrá implorarla no obstante cualquier estipulación en contrario.
(1615).
2º Es universal, porque comprende la totalidad de los bienes del deudor. Salvo los no embargables.
(1618).
3º Constituye un beneficio personal, es decir no aprovecha a los codeudores solidarios o
subsidiarios, ni al que aceptó la herencia sin beneficio de inventario, salvo que se hallen en la
misma situación (No poder pagar sus deudas).

Bienes inembargables: Art. 1618 CC y 445 CPC.

Art. 1618: " La cesión comprenderá todos los bienes, derechos y acciones del deudor, excepto los
no embargables... "

Art. 445: " No son embargables:


1º Los sueldos, las gratificaciones y las pensiones de gracia, jubilación, retiro y montepío que pagan
el Estado y las Municipalidades.
Sin embargo, tratándose de deudas que provengan de pensiones alimenticias decretadas
judicialmente, podrá embargarse hasta el 50% de las prestaciones que reciba el alimentante en
conformidad al inciso anterior;

2º Las remuneraciones de los empleados y obreros en la forma que determinan los artículos 40 y
153 del Código del Trabajo.

3º Las pensiones alimenticias forzosas,

4º Las rentas periódicas que el deudor cobre de una fundación o que deba a la liberalidad de un
tercero, en la parte que estas rentas sean absolutamente necesarias para sustentar la vida del
deudor, de su cónyuge y de los hijos que viven con él y a sus expensas,

5° Los fondos que gocen de este beneficio, en conformidad a la Ley Orgánica del Banco del Estado
de Chile y en las condiciones que ella determine;

6° Las pólizas de seguro sobre la vida y las sumas que, en cumplimiento de lo convenido en ellas,
pague el asegurador.
Pero, en este último caso, será embargable el valor de las primas pagadas por el que tomó
la póliza;

7° Las sumas que se paguen a los empresarios de obras públicas durante la ejecución de los
trabajos. Esta disposición no tendrá efecto respecto de lo que se adeude a los artífices u obreros
por sus salarios insolutos y de los créditos de los proveedores en razón de los materiales u otros
artículos suministrados para la construcción de dichas obras;

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

8° El bien raíz que el deudor ocupa con su familia, siempre que no tenga un avalúo fiscal superior a
diez sueldos vitales mensuales, escala A), del departamento de Santiago; los muebles de
dormitorio, de comedor y de cocina de uso familiar y la ropa necesaria para el abrigo del deudor, su
cónyuge y los hijos que viven a sus expensas.
La inembargabilidad establecida en el inciso precedente no regirá para los bienes raíces
respecto de los juicios en que sean parte el Fisco, las Cajas de Previsión y demás organismos
regidos por la ley del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo;
9° Los libros relativos a la profesión del deudor hasta el valor de $ 548.017 y a elección del mismo
deudor;

10° Las máquinas e instrumentos de que se sirve el deudor para la enseñanza de alguna ciencia o
arte, hasta dicho valor y sujetos a la misma elección;

11° Los uniformes y equipos de los militares, según su arma y grado;

12° Los objetos indispensables al ejercicio personal del arte u oficio de los artistas, artesanos y
obreros de fábrica, y los aperos, animales de labor y material de cultivo necesarios al labrador o
trabajador de campo para la explotación agrícola, hasta la suma de $ 548.017 y a elección del
mismo deudor;

13° Los utensilios caseros y de cocina, y los artículos de alimento y combustibles que existan en
poder del deudor, hasta concurrencia de lo necesario para el consumo de la familia durante un mes;

14° La propiedad de los objetos que el deudor posee fiduciariamente;

15° Los derechos cuyo ejercicio es enteramente personal, como los de uso y habitación;

16° Los bienes raíces donados o legados con la expresión de no embargables, siempre que se
haya hecho constar su valor al tiempo de la entrega por tasación aprobada judicialmente; pero
podrán embargarse por el valor adicional que después adquieran;

17° Los bienes destinados a un servicio que no pueda paralizarse sin perjuicio del tránsito o de la
higiene pública, como los ferrocarriles, empresas de agua potable o desagüe de las ciudades, etc.;
pero podrá embargársela renta líquida que produzcan, observándose en este caso lo dispuesto en
el artículo anterior; y

18° Los demás bienes que leyes especiales prohiban embargar.

Son nulos y de ningún valor los contratos que tengan por objeto la cesión, donación o
trasferencia en cualquier forma, ya sea a título gratuito u oneroso, de las rentas expresadas en el
número 1° de este artículo o de alguna parte de ellas. "

REQUISITOS DE LA CESION DE BIENES:

De acuerdo al art. 1614 La cesión es el abandono voluntario que el deudor hace de todos los suyos
a su acreedor o acreedores, cuando, a consecuencia de accidentes inevitables, no se halla en
estado de pagar sus deudas, es decir el requisito indispensable es que no pueda pagar sus deudas
por accidentes inevitables, o sea que el deudor no sea responsable de su situación.

Excepciones : De acuerdo a la ley de quiebras no puede hacer cesión de sus bienes:


1° El deudor comerciante

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

2° El deudor no comerciante o civil que se encuentre en alguno de los siguientes casos:


** Cuando existieren en su contra tres o más títulos ejecutivos, procedentes de obligaciones
diversas, hubiere iniciadas dos ejecuciones y no hubiere presentado dentro de los cuatro días
siguientes a los respectivos requerimientos, bienes suficientes;
** Si se hubiere fugado, dejando cerrados sus establecimientos u oficinas y sin dejar
representante en el país;
** Cuando hubiere celebrado con sus acreedores un convenio extrajudicial que
posteriormente se hubiere resuelto o rescindido.
Por regla general los acreedores están obligados a aceptar la cesión de bienes, salvo:
Art. 1617: " Los acreedores serán obligados a aceptar la cesión, excepto en los casos siguientes:
1° Si el deudor ha enajenado, empeñado o hipotecado, como propios, bienes ajenos a sabiendas;
2° Si ha sido condenado por hurto o robo, falsificación o quiebra fraudulenta;
3° Si ha obtenido quitas o esperas de sus acreedores,
4° Si ha dilapidado sus bienes;
5° Si no ha hecho una exposición circunstanciada y verídica del estado de sus negocios, o se ha
valido de cualquier otro medio fraudulento para perjudicar a sus acreedores. "

De acuerdo al Art. 1614 la cesión puede hacerse a un acreedor o a varios, de ahí que la ley de
quiebras distingue entre el procedimiento para la cesión de bienes a un solo acreedor o a varios
acreedores:

** Cesión a un solo acreedor:


1° Tratándose de la cesión de bienes a un solo acreedor la solicitud debe ponerse en conocimiento
del acreedor para que en el término de seis días exprese si la acepta o la rechaza.
2° La oposición del acreedor se tramitará conforme a las reglas del juicio sumario.
3° Aceptada la cesión o rechazada la oposición, se realizarán los bienes de acuerdo al
procedimiento de apremio del juicio ejecutivo.
4° El acreedor desempeñará las funciones de depositario, tendrá la representación de los derechos
del deudor en todos los asuntos que afecten a los bienes cedidos y deberá rendir cuenta de su
gestión.
5° Los dineros que se perciban de la realización de los bienes se aplicarán al pago de los créditos,
sin más trámite, a medida que se perciban.
6° Acreedor y deudor pueden convenir los arreglos que juzguen convenientes; podrá el deudor que
tiene la libre administración de sus bienes dar en pago los comprendidos en la cesión, apreciados
de común acuerdo, y, si se trata de los bienes que se señalan en el art. 1801, inc.2° del Código Civil,
el acuerdo se reducirá a escritura pública.

** Cesión a varios acreedores:


1° Una vez presentada la solicitud, el juez dispondrá que el Síndico de quiebras tome posesión de
los bienes del deudor, sus libros y documentos;
2° El juez dispondrá, asimismo, que el síndico informe acerca de las causas del mal estado de los
negocios del deudor y que los acreedores comparezcan con los documentos justificativos de sus
créditos;
3° El Síndico deberá informar en el plazo de 15 días, desde que se notifica la cesión, sobre las
causas del mal estado de los negocios del deudor;
4° Los acreedores, en el plazo de que disponen para justificar sus créditos, aumentado en seis días,
podrán exigir que el deudor pruebe su inculpabilidad o rechazar la cesión por alguna de las
causales señaladas en el art. 1617; vencido este plazo, sin que los acreedores hayan ejercido su
derecho, el juez declarará aceptada la cesión.
5° La oposición se tramitará con arreglo al procedimiento, con intervención del deudor y del Síndico
de Quiebras.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

EFECTOS DE LA CESION DE BIENES:

Art. 1619: " La cesión de bienes produce los efectos siguientes:


1° El deudor queda libre de todo apremio personal;
2° Las deudas se extinguen hasta la cantidad en que sean satisfechas con los bienes cedidos;
3° Si los bienes cedidos no hubieren bastado para la completa solución de las deudas, y el deudor
adquiere después otros bienes, es obligado a completar el pago con éstos.
La cesión no transfiere la propiedad de los bienes del deudor a los acreedores, sino sólo la
facultad de disponer de ellos y de sus frutos hasta pagarse de sus créditos.

Los efectos más importantes de la cesión de bienes son:

** El deudor queda privado de la administración de sus bienes, la que pasa al acreedor en caso de
ser sólo uno o al síndico de quiebras, pero podrán los acreedores o el síndico en su caso dejar la
administración de los bienes al deudor.
** El deudor queda privado de la facultad de disponer de sus bienes y los actos que ejecute
adolecen de nulidad de acuerdo al Art. 2467.
** La cesión de bienes produce la caducidad de los plazos y las obligaciones a plazo se hacen
exigibles, ya que la cesión implica un estado de " notoria insolvencia ".
** El deudor queda libre de todo apremio personal, efecto que como ya se dijo fue muy importante
pero que hoy carece de relevancia.
** La cesión no transfiere la propiedad de los bienes del deudor a los acreedores, sino sólo la
facultad de disponer de ellos y de sus frutos hasta pagarse de sus créditos, art.1619, esto significa
que puede recobrar sus bienes satisfaciendo los créditos íntegramente, así lo establece el Artículo
1620.
** Las deudas se extinguen únicamente hasta la concurrencia de la cantidad en que sean
satisfechas con los bienes cedidos, por ello si los bienes cedidos no hubieren bastado para la
completa solución de las deudas, y el deudor adquiere después otros bienes, es obligado a
completar el pago con estos. ( De acuerdo al art. 225 de la Ley de Quiebras esta obligación
prescribe en el plazo de 5 años contados desde que se haya aceptado la cesión).
** La cesión de bienes autoriza al deudor de buena fe para impetrar el beneficio de competencia de
acuerdo al Artículo 1626 N°6.

En caso en que la cesión de bienes sea rechazada debe declararse la quiebra del deudor, así lo
señala el art. 222 de la Ley de Quiebras " La sentencia que rechace la cesión de bienes declarará, a
la vez, la quiebra del deudor ".

63.- PRELACION DE CREDITOS.

La prelación de créditos es el conjunto de normas que determinan la manera y el orden en


que deben pagarse los varios acreedores de un deudor.

De acuerdo a los artículos 2465 y 2469 la facultad de los acreedores de perseguir al deudor
en todos sus bienes les compete a todos, es decir existe un principio de igualdad entre los
acreedores, de ahí que las preferencias son una excepción al derecho común y por lo tanto de
derecho estricto, así lo establece claramente el art. 2488 " La ley no reconoce otras causas de
preferencia que las indicadas en los artículos precedentes."
Las preferencias son inherentes a los créditos, por lo tanto pasan con el crédito a quién lo adquiera,
art. 2470 inc.2º " Estas causas de preferencias son inherentes a los créditos para cuya seguridad se
han establecido, y pasan con ellos a todas las personas que los adquieren por cesión, subrogación
o de otra manera.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Causas de preferencia y clases de créditos:

Art. 2470: " las causas de preferencia son solamente el privilegio y la hipoteca."
Art. 2471: " Gozan de privilegio los créditos de la 1.ª, 2.ª y 4.ª clase."

Las preferencias pueden clasificarse en:


Preferencia general: Cuando se hacen efectivas sobre todos los bienes del deudor.
Preferencia especial: Cuando sólo pueden hacerse efectivos sobre determinados bienes del
deudor, de modo que el acreedor no goza de la preferencia cuando persigue otros bienes, así lo
señala expresamente el Art. 2490 " Los créditos preferentes que no puedan cubrirse en su totalidad
por los medios indicados en los artículos anteriores, pasarán por el déficit a la lista de los créditos de
la quinta clase, con los cuales concurrirán a prorrata."

Créditos de la 1ª Clase:

Art. 2472: " La primera clase de créditos comprende los que nacen de las causas que enseguida se
enumeran:
1º Las costas judiciales que se causen en interés general de los acreedores;
2º Las expensas funerales necesarias del deudor difunto;
3º Los gastos de enfermedad del deudor;
Si la enfermedad hubiere durado más de seis meses, fijará el juez, según las circunstancias,
la cantidad hasta la cual se extienda la preferencia;
4º Los gastos en que se incurra para poner a disposición de la masa los bienes del fallido, los
gastos de administración de la quiebra, de realización del activo y los préstamos contratados por el
Síndico para los efectos mencionados;
5º Las remuneraciones de los trabajadores y las asignaciones familiares;
6º Las cotizaciones adeudadas a organismos de Seguridad Social o que se recauden por su
intermedio, para ser destinadas a ese fin, como asimismo, los créditos del Fisco en contra de las
entidades administradoras de fondos de pensiones por los aportes que aquél hubiere efectuado de
acuerdo con el inciso tercero del artículo 42 del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980;
7º Los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia durante los últimos
tres meses;
8º Las indemnizaciones legales y convencionales de origen laboral que les correspondan a los
trabajadores, que estén devengadas a la fecha en que se hagan valer y hasta un límite de diez
años. Por el exceso, si lo hubiere, se considerarán valistas;
9º Los créditos del fisco por los impuestos de retención y de recargo."

Características de los Créditos de 1ª Clase:

1º El privilegio es general,
2º El privilegio es personal, no pasa contra terceros poseedores.
3º Se pagan en el orden enumerado,
4º Los de cada categoría concurren a prorrata.
5º Prefieren a todos los demás créditos, es decir si los bienes del deudor son insuficientes para
pagar los créditos de la primera prefieren incluso a la prenda y la hipoteca, pero si existen otros
bienes éstos tienen preferencia sobre los bienes hipotecado o prendados. Arts. 2476 y 2478.

Créditos de 2ª Clase:

Art. 2474: " A la segunda clase de créditos pertenecen los de las personas que enseguida se
enumeran:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

1º El posadero sobre los efectos del deudor introducidos por éste en la posada, mientras
permanezcan en ella y hasta concurrencia de lo que se deba por alojamiento, expensas y daños.
2º El acarreador o empresario de transportes sobre los efectos acarreados, que tenga en su poder o
en el de sus agentes o dependientes, hasta concurrencia de lo que se deba por acarreo, expensas
y daños; con tal que dichos efectos sean de la propiedad del deudor.
Se presume que son de la propiedad del deudor los efectos introducidos por él en la posada,
o acarreados de su cuenta.
3º El acreedor prendario sobre la prenda."
Con respecto a la prenda es necesario señalar que dado a que muchas leyes especiales
permiten que la prenda sea un contrato solemne y no uno real como el del Código puede suceder
que sobre una misma cosa existan varias prendas, la solución en caso de no darla la propia ley, es
que los diversos acreedores prendarios deben concurrir a prorrata, salvo en el caso de diversas
prendas industriales en que prefieren en el orden de sus inscripciones, Art. 42 Ley 5687.

Debe agregarse a los créditos de la 2ª Clase el crédito del acreedor que goza del derecho
legal de retención sobre bienes muebles declarado judicialmente. ( Art. 546 CPC.)

Características de los créditos de 2ª Clase:

1º El privilegio es especial,
2º El privilegio es personal, salvo en el caso de la prenda en que es un derecho real,
3º Se pagan con preferencia a los demás créditos, salvo los de 1º Clase. Art. 2476.

Créditos de la 3ª Clase:

Art. 2474:
1º " La tercera clase de créditos comprende los hipotecarios.
A cada finca gravada con hipoteca podrá abrirse, a petición de los respectivos acreedores o
de cualquiera de ellos, un concurso particular para que se le pague inmediatamente con ella, según
el orden de las fechas de sus hipotecas.
Las hipotecas de una misma fecha que gravan una misma finca preferirán unas a otras en el
orden de su inscripción.
En este concurso se pagarán primeramente las costas judiciales causadas en él."

Se incluyen en estos los créditos garantizados con hipoteca de naves y pertenencias


mineras.

2º Según el art. 2480 para los efectos de la prelación los censos debidamente inscritos se
considerarán como hipotecas.

3º El derecho legal de retención sobre bienes raíces debidamente inscrito en el registro de


hipotecas y gravámenes.

4º El derecho del aviador derivado del contrato de avío.

Características de los créditos de 3ª Clase:

1º Prefieren entre sí según las fechas de sus inscripciones, y en caso de haber hipotecas ( el censo
y el derecho legal de retención se equiparán a ellas) con la misma fecha preferirán según el orden

135
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

material que tuvieren, ya que deben inscribirse según el orden de presentación de los títulos, hecho
del que queda constancia en le repertorio, que debe expresar la hora de la presentación.

2º Los acreedores hipotecarios tienen derecho a pagarse sin aguardar el resultado de la quiebra,
así lo señala el art. 2479 con la condición:
** Que consignen lo necesario para el pago de los créditos de la primera clase o caucionen su valor.
** Que restituyan el excedente a la masa, una vez satisfechos sus créditos.
3º Es una preferencia especial, solo referida al inmueble o finca hipotecada.

4º Se pagan con preferencia a cualquier otro crédito, salvo los de primera clase.
Cuando es necesario recurrir a los bienes hipotecados para pagar los créditos de 1ª Clase, los
acreedores de 1º clase deben perseguir a todas las fincas hipotecadas, las que concurrirán al pago
de los créditos de 1ª, proporcionalmente a su valor.

Créditos de la 4ª Clase:

Art. 2481: " La cuarta clase de créditos comprende:

1º Los del fisco contra los recaudadores y administradores de bienes fiscales;


2º Los de los establecimientos nacionales de caridad o de educación, y los de las municipalidades,
iglesias y comunidades religiosas, contra los recaudadores y administradores de sus fondos;
3º Los de las mujeres casadas, por los bienes de su propiedad que administra el marido, sobre los
bienes de éste;
4º Los de los hijos de familia, por los bienes de su propiedad que fueren administrados por el padre
o la madre, sobre los bienes de éstos;
5º Los de las personas que están bajo tutela o curaduría contra sus respectivos tutores o curadores;
6º Los de todo pupilo contra el que se casa con la madre o abuela, tutora o curadora, en el caso del
artículo 511. ( Hoy este Nº es inoperante.)

Debe agregarse a los créditos de 4ª clase los créditos que tenga el adoptado en contra del
adoptante por la administración de sus bienes, de acuerdo al art. 20 de la Ley de Adopción
Además el crédito privilegiado en contra del propietario de un piso o departamento por las
expensas comunes, que goza de un privilegio que preferirá a todos los demás de la 4ª clase
cualquiera sea su fecha.

La preferencia de los Nºs 3, 4 y 5 deben probarse por medio de instrumentos públicos que acrediten
el dominio de los bienes, no basta la confesión judicial del fallido.

Características :

1º Corresponden a ciertas personas contra los administradores de sus bienes,


2º El privilegio es general,
3º El privilegio es personal, es decir no dan derecho contra terceros poseedores,
4º Se pagan después de pagados los créditos de 1º, 2ª y 3ª clase.
5º Prefieren unos a otros según las fechas de sus causas, salvo el del dueño de un piso o
departamento por las expensas comunes, que prefiere a todos cualquiera sea su fecha.
Para determinar las fechas de las causas de preferencia el legislador ha reglamentado:
Fisco y establecimientos públicos de caridad o educación: Fecha del nombramiento del
administrador.
Mujer : La fecha del matrimonio
Hijo : Fecha de nacimiento

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Pupilo : Fecha del discernimiento de la guarda


Adoptado : Fecha de la inscripción de la adopción.

Créditos de la 5ª Clase: Créditos comunes o valistas

Art. 2489: " La quinta y última clase comprende los créditos que no gozan de preferencia.
Los créditos de la quinta clase se cubrirán a prorrata sobre el sobrante de la masa
concursada, sin consideración a su fecha."

Art. 2490: " Los créditos preferentes que no puedan cubrirse en su totalidad por los medios
indicados en los artículos anteriores, pasarán por el déficit a la lista de los créditos de la quinta
clase, con los cuales concurrirán a prorrata."

64.- INDEMNIZACION DE PERJUICIOS


a) CONCEPTO
b) CLASIFICACION
c) REQUISITOS

Concepto : Es la cantidad de dinero que representa el beneficio que el acreedor habría obtenido del
cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación.

Clasificación :

La indemnización de perjuicios puede ser: Moratoria


Compensatoria

Compensatoria; cuando reemplaza total o parcialmente el objeto de la obligación.


Moratoria; cuando tiene por objeto reparar los daños causados por la tardanza en el cumplimiento
de la obligación.

Requisitos :

1º Que el incumplimiento de la obligación sea imputable al deudor; es decir cuando el


incumplimiento es resultado de su dolo, de su culpa o simplemente de un hecho suyo.

2º Que el deudor se encuentre en mora; y

3º Que la inejecución haya causado perjuicios al acreedor.

65.- RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL


a) ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
b) LA MORA
c) CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR
d) PERJUICIOS

En Derecho Civil la palabra responsabilidad no implica culpabilidad como en el derecho


penal, sino que se dice que una persona es responsable cuando esta obligada a indemnizar los
perjuicios o daños sufridos por otra.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Puede, entonces definirse la responsabilidad como la "obligación que pesa sobre una
persona de indemnizar el daño sufrido por otra."
La responsabilidad civil contractual es la que proviene de un hecho o de una omisión que
causa daño a otro por la inejecución total o parcial de un contrato.

Elementos constitutivos de la responsabilidad contractual:

1º Que el incumplimiento de la obligación sea imputable al deudor; es decir cuando el


incumplimiento es resultado de su dolo, de su culpa o simplemente de un hecho suyo.

2º Que el deudor se encuentre en mora; y


3º Que la inejecución haya causado perjuicios al acreedor.

1° Imputabilidad: Puede ser por ----> Culpa


Caso fortuito o fuerza mayor
Dolo

LA CULPA: Es la falta de diligencia o cuidado, en el cumplimiento de una obligación o en la


ejecución de un hecho cualquiera.

En materia de responsabilidad la culpa presenta los siguientes caracteres:

1º La culpa contractual supone una obligación previa violada.


2º La culpa contractual admite gradaciones.
3º La culpa contractual se presume.

Art. 44: " La ley distingue tres especies de culpa o descuido.


CULPA GRAVE, NEGLIGENCIA GRAVE, CULPA LATA, es la que consiste en no manejar
los negocios ajenos con aquél cuidado que aun las personas negligentes y de poca prudencia suele
emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
CULPA LEVE, DESCUIDO LEVE, DESCUIDO LIGERO, es la falta de aquella diligencia y
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. CULPA o DESCUIDO,
sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o
cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como buen padre de familia es responsable de esta
especie de culpa.
CULPA O DESCUIDO LEVISIMO es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre
juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone
a la suma diligencia o cuidado.
El dolo es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro."

En materia de contratos la regla general es que el deudor responda de la siguiente manera: Art.
1547:

*** Tratándose de contratos que por su naturaleza sólo son útiles al acreedor el deudor responde de
la culpa lata. (Esto es, debe emplear el mínimo de diligencia, y en caso de no emplear siquiera esa
poca diligencia en materias civiles equivale al dolo).

*** Tratándose de contratos que se hace para beneficio recíproco de las partes responde de culpa
leve. (Esto es, debe emplear la diligencia mediana del buen padre de familia).

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

*** Tratándose de contratos en que el deudor es el único que reporta beneficios, éste responde
hasta de la culpa levísima. (Esto es, debe emplear un sumo cuidado).

Prueba de la Culpa: Art. 1547 inc. 3º " La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha
debido emplearlo..."
Art. 1671: " Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o
por culpa suya."

Señala el art. 1547 que el deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya
constituido en mora ( siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieran dañado a la cosa debida,
si hubiese sido entregada al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa.

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Art. 45: " Se llama fuerza mayor o caso fortuito el
imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc."
Para que un hecho sea caso fortuito es necesario:
1º Que el hecho sea absolutamente ajeno al deudor, de manera que no haya intervenido en modo
alguno en su realización;
2º Que el hecho sea imprevisto, esto es, que no sea ordinariamente posible calcular su ocurrencia;
3º Que el hecho sea insuperable o imposible de resistir.

Efectos del caso fortuito o fuerza mayor:

Art. 1547 inc.2º " El deudor no es responsable del caso fortuito, a menos que se haya constituido en
mora (siendo el caso fortuito de aquellos que no hubieren dañado a la cosa debida, si hubiere sido
entregada al acreedor), o que el caso fortuito haya sobrevenido por su culpa..."

Si el hecho es permanente extingue la obligación " A lo imposible nadie está obligado.", en cambio si
el hecho es temporal implica una postergación al cumplimiento de la obligación, y de acuerdo al
art.1558 inc.2º La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de
perjuicios.

Casos en que el deudor responde del caso fortuito:

1º Cuando así se ha estipulado expresamente por las partes.


2º Cuando se produce por culpa del deudor.
3º Cuando sobreviene durante la mora del deudor
4º Cuando la ley impone a cargo del deudor el caso fortuito o fuerza mayor.

Prueba del caso fortuito: Art. 1547 Corresponde la prueba del caso fortuito al que lo alega.

EL DOLO: Es la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.


En el caso del dolo, la ley agrava la responsabilidad del contratante que dolosamente incumple su
obligación, así el art. 1558 señala que si hay dolo, el deudor es responsable de todos los perjuicios
que fueron una consecuencia inmediata o directa de no haberse cumplido la obligación o de
haberse demorado su cumplimiento, a diferencia del incumplimiento sin dolo en que el deudor solo
se hace responsable de los perjuicios que se previeron o pudieron preverse al tiempo del contrato.

Prueba del dolo: Art. 1459 " El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la
ley. En los demás debe probarse. " Es decir quién alega el dolo debe probarlo de acuerdo a las
reglas generales.(1698).

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

De acuerdo al art. 44 la culpa lata o culpa grave se asimila en sus efectos al dolo, pero esto no
significa que haya que probar la culpa lata, ya que ésta se presume de acuerdo al art. 1547, que
señala que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo.

*** Puede suceder que por estipulación de las partes se modifique las reglas de responsabilidad
expresadas por el Código, así se puede expresar que el deudor responderá del caso fortuito o de
una especie de culpa mayor a la que le corresponde de acuerdo a la ley, lo mismo al revés, salvo en
lo que respecta a la exoneración de responsabilidad en caso de dolo, ya que de acuerdo al art. 1465
"La condonación del dolo futuro no vale.", como tampoco puede eximirse al deudor en caso de
culpa lata, ya que sus efectos equivalen a los del dolo.
Pueden existir casos en que la propia ley modifica las reglas señalando otra clase de
responsabilidad para las partes.

TEORIA DE LA IMPREVISION:

La teoría de la imprevisión se refiere a que existen casos en que por causa que no se
previeron o no pudieron preverse en la celebración del contrato el cumplimiento de la obligación se
hace extremadamente más difícil u oneroso para el deudor o gravemente perjudicial para el
acreedor; en esos casos ¿Puede un tribunal alterar las estipulaciones de un contrato?.

Según la doctrina las condiciones para estar frente a un imprevisto son:

1° Que el acontecimiento sea imprevisible, ya que sí se pudo prever o se previo, las partes debieron
contratar formulando cláusulas que las pusieran a salvo de dichos acontecimientos.
2° Que el acontecimiento sea ajeno a la voluntad de las partes.
3° Que el acontecimiento cause grave perturbación en las condiciones generales de la vida
económica y en el desarrollo general de los negocios.
4° El contrato debe establecer obligaciones sucesivas o diferidas en el tiempo, ya que si no es así
no pueden sobrevenir acontecimientos imprevisibles.

Fundamentos de la Teoría de la Imprevisión:

El hecho que se pretenda modificar un contrato después de celebrado choca absolutamente


con el principio de que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes que no puede
ser invalidado sino por causas legales o mutuo acuerdo. Por ello muchos autores han tratado de
fundamentar esta teoría que permitiría hacerlo basándose en los preceptos del código como el art.
1546 que señala que los contratos deben celebrarse de buena fe, diciendo que se justificaría una
alteración de sus estipulaciones en casos como los señalados ya que la lógica hace pensar que las
partes celebraron considerando un interés recíproco y no para que a una de ellas se enriqueciera a
costa de la otra; otros señalan como norma positiva aquella que dice relación con la interpretación
de los contratos en que deben interpretarse de acuerdo a la intención de las partes, y que se
subentiende que las partes contratan en el subentendido de que las condiciones se mantengan.

Otros buscan los fundamentos en los principios generales del derecho, como que debe entenderse
incorporada la cláusula rebus sic stantibus, o sea que las partes quedan obligadas siempre que
las condiciones se mantengan al tiempo del cumplimiento de la obligación.

Por último cabe señalar aquellos que fundamentan esta teoría en el abuso del derecho, ya
que según ellos el acreedor que reclama el cumplimiento de la obligación en el fondo estaría
abusando de su derecho.

Efectos de la imprevisión según la doctrina:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

1° Facultar al juez para abolir los efectos del contrato y eximir a las partes de las consecuencias del
acto,

2° Facultar al juez para revisar el contrato y adaptarlo a las nuevas condiciones imprevistas al
momento de contratar.

Aceptación de la Teoría de la Imprevisión:


En otros países se ha aceptado tratándose de materias administrativas, pero en Chile dado
a que según el art. 1545 todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes que no
puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o causas legales esta teoría no tiene cabida en
nuestro derecho.

Teoría de los Riesgos:

La teoría de los riesgos se refiere a que si en un contrato bilateral perece la cosa objeto de la
obligación de una de las partes es necesario determinar si subsiste o no la obligación para la otra
parte.

Riesgo : Es el peligro de perecer a que está expuesta una cosa, a consecuencia de un caso fortuito
y que pone a una persona en la necesidad de soportar la pérdida consiguiente.

Puede decirse también que riesgo es el peligro de perder un derecho que se tiene sobre una cosa,
como consecuencia de su pérdida fortuita.

Requisitos para que opere la Teoría de los Riesgos:

1° Que la cosa expuesta a perecer sea objeto de una obligación.


2° La obligación de que la cosa es objeto, debe emanar de un contrato bilateral, ya que tratándose
de los contratos unilaterales una sola de las partes se obliga para con otra que no contrae
obligación, por lo tanto si perece la cosa objeto del contrato se extingue la obligación.
3° La pérdida de la cosa ha de ser fortuita, ya que la pérdida por hecho o culpa del deudor deja
subsistente la obligación, la que varía de objeto.
4° La cosa debida debe ser una especie o cuerpo cierto, ya que "el género no perece".
5° La cosa debe perecer mientras esté subsistente la obligación.

Artículo 1550: " El riesgo del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre a cargo del acreedor;
salvo que el deudor se constituya en mora de efectuarla, o que se haya comprometido a entregar
una misma cosa a dos o más personas por obligaciones distintas; en cualquiera de estos casos,
será a cargo del deudor el riesgo de la cosa, hasta su entrega."

La misma regla da el art. 1820 tratándose del contrato de compraventa que señala: " La pérdida,
deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, pertenece al comprador, desde el
momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa; salvo que se venda
bajo condición suspensiva, y que se cumpla la condición, pues entonces, pereciendo totalmente la
especie mientras pende la condición la pérdida será del vendedor, y la mejora o deterioro
pertenecerá al comprador."

2° MORA: El segundo requisito para que una persona este obligada a indemnizar los perjuicios por
el incumplimiento total o parcial de una obligación es la mora, así lo establece el art. 1557 que

141
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

señala: " Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o
si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención."

¿Que es la mora?

La mora sugiere la idea de retardo, dilación o tardanza del deudor en el cumplimiento de la


obligación.
La mora es el retardo en el cumplimiento de la obligación, imputable al deudor, que persiste
después de la interpelación del acreedor.
Art. 1551: " El deudor está en mora,
1º Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado, salvo que la ley en * casos
especiales exija que se requiera al deudor para constituirle en mora;
2º Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el
deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla;
3º En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el acreedor."
* Un caso sería el caso del arrendatario que para estar constituido en mora es necesario requirirlo.

Requisitos de la mora:

1º Que haya retardo en el cumplimiento de la obligación.

2º Que el retardo sea imputable al deudor, ya que según el art. 1558 inc. 2º "la mora producida por
fuerza mayor o caso fortuito no da lugar a indemnización de perjuicios."

3º Que el acreedor interpele al deudor, la regla general es que la interpelación deberá hacerse
judicialmente, pero la estipulación de un plazo importa suficiente interpelación. Art. 1551.
Art. 1552: " En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de
cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma
y tiempo debidos." Esto es lo que se llama " La mora purga la mora ", que tiene como fundamento la
equidad.

Efectos de la Mora del deudor:

a) Impone al deudor la obligación de indemnizar perjuicios.


b) Hace al deudor responsable del caso fortuito que sobreviene durante la mora.
c) Pone a cargo del deudor el riesgo de la especie o cuerpo cierto cuya entrega se debe.

MORA DEL ACREEDOR: El Código poco se ha preocupado de reglamentar la mora del acreedor,
pero en ciertos artículos ha señalado:
" Al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir " 1548.
" Después que ha sido ofrecida al acreedor, y durante el retardo de éste en recibirla. " 1680.
" Si el comprador se constituye en mora de recibir." 1827.

De lo anterior resulta que la mora del acreedor supone un atraso o retardo en recibir la
prestación del deudor, pero para que se configure la mora del acreedor será necesario que el
deudor ofrezca cumplir su obligación, este ofrecimiento equivale a la interpelación. Esta oferta no se
rige por normas especiales por lo que cabe concluir que se debe hacer de acuerdo a lo que señala
el Art. 1600, es decir la oferta para ser válida debe reunir las siguientes circunstancias:
1ª Que sea hecha por una persona capaz de pagar,
2ª Que sea hecha al acreedor, siendo éste capaz de recibir el pago, o a su legítimo representante.

142
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

3ª Que si la obligación es a plazo o bajo condición suspensiva, haya expirado el plazo o se haya
cumplido la condición. Con todo si la obligación es a plazo, la oferta podrá también hacerse en los
dos últimos días hábiles del plazo.
4ª Que se ofrezca ejecutar el pago en el lugar debido,
5ª Que la oferta sea hecha por un notario del departamento o por un receptor, sin previa orden del
tribunal. Para este efecto el deudor pondrá en sus manos una minuta de lo que debe, con los
intereses vencidos, si los hay, y los demás cargos líquidos, comprendiendo en ella una descripción
individual de la cosa ofrecida. Para la validez de la oferta, no será menester la presentación material
de la cosa ofrecida. En las comunas en que no haya notario, podrá hacer sus veces el juez de
subdelegación o de distrito o el oficial del Registro Civil del lugar en que deba hacerse el pago.
6ª Que el notario, el receptor, o el juez de subdelegación o de distrito, o el oficial del registro civil, en
su caso, extienda acta de la oferta, copiando en ella la antedicha minuta.
7ª Que el acta de la oferta exprese la respuesta del acreedor o su representante, y si el uno o el otro
la ha firmado, rehusado firmarla, o declarado no saber o no poder firmar.
Sin embargo, si el acreedor demanda judicialmente el cumplimiento de la obligación o deduce
cualquiera otra acción que pueda enervarse mediante el pago de la deuda, bastará que la cosa
debida con los intereses vencidos, si los hay, y demás cargos líquidos, se consigne a la orden del
tribunal que conoce del proceso en alguna de las formas que señala el artículo 1601, sin necesidad
de oferta previa. En este caso la suficiencia del pagó será calificada por dicho tribunal en el mismo
juicio.

Efectos de la Mora del Acreedor:

1º Descarga al deudor del cuidado ordinario de la cosa y le hace responsable sólo de su culpa lato o
de su dolo.
2º Debe el acreedor indemnizar al deudor de los perjuicios que su mora le ocasione, por ejemplo los
gastos de almacenes y bodegas en los que incurrió para conservar la cosa.
3º No exonera al deudor de cumplir su obligación, el que debe cumplir aunque el acreedor se
rehuse pagando por consignación.

3º PERJUICIOS: El tercer elemento para que una persona se encuentre en la obligación de


indemnizar a otra por el incumplimiento total o parcial de una obligación contractual es que dicho
incumplimiento haya causado perjuicios o daños a la otra persona.

Se entiende por perjuicio toda disminución del patrimonio del acreedor, así como la pérdida de la
legítima utilidad que debía reportarle el contrato, y de que el incumplimiento le priva.

Prueba de los perjuicios: La regla general es que el acreedor debe probar que ha sufrido perjuicios,
salvo:
** Art. 1559 Nº 2 En las obligaciones que consisten en el pago de una suma de dinero el acreedor
no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando sólo cobra intereses, basta el hecho del retardo.
** Art. 1542 En la cláusula penal ya que siempre hay derecho a exigirla si se hubiere estipulado, sin
que el deudor pueda alegar que no hubo perjuicios para el acreedor.

Avaluación de los perjuicios: Puede ser Legal (sólo en los casos en que la obligación tiene por
objeto el pago de una cantidad de dinero), Convencional (cláusula penal) o Judicial.

La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante.

Daño emergente: Es la disminución o menoscabo que el acreedor sufre en su patrimonio.

143
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Lucro cesante: Es la privación de la legítima ganancia que le habría reportado el cumplimiento de la


obligación.
Cláusula Penal: Art. 1535 " La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el
cumplimiento de una obligación. se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de
no ejecutar o de retardar la obligación principal."

Objetivos de una cláusula penal:

1.- Permite evitarse a las partes la arbitrariedad de una avaluación judicial de los perjuicios.
2.- Libera al acreedor de la prueba de los perjuicios.
3.- Es una caución. Asegura el cumplimiento de la obligación.
4.- Otorga al acreedor la facultad o acción para cobrarla.

Características de la Cláusula Penal:

1.- Es una obligación accesoria,


2.- Es una obligación condicional,
3.- Es una avaluación convencional y anticipada de los perjuicios.

Sólo procede el cobro de la cláusula penal en caso de mora del deudor, y no puede exigirse el pago
de la cláusula y el cumplimiento de la obligación principal, salvo:

*** Si se estipula una pena para el caso de no cumplirse una transacción. 2463.
*** Cuando aparezca que se ha estipulado la pena por el simple retardo. 1537.
*** Cuando se haya estipulado que el pago de la pena no extingue la obligación principal. 1537.

PENA ENORME O EXCESIVA: Es uno de los pocos casos en que el Código acepta la lesión como
factor capaz de alterar las estipulaciones de un acto jurídico. Distingue de acuerdo al contrato de
que se trate:

** Contratos Conmutativos: 1544 " Cuando por el pacto principal una de las partes se obligó a
pagar una cantidad determinada, como equivalente a lo que por la otra parte debe prestarse, y la
pena consiste asimismo en el pago de una cantidad determinada, podrá pedirse que se rebaje de la
segunda todo lo que exceda al duplo de la primera, incluyéndose ésta en él."
Es decir entre la pena y la obligación no se puede exceder del doble de la obligación
principal.

** La Pena Enorme en el Mutuo: La cláusula penal en el caso del mutuo se traduce en el pago de
intereses penales y no puede exceder del máximo que la ley permite estipular. 1544 inc. 3º

** La cláusula penal en las obligaciones de valor inapreciable o indeterminado: En este caso se


deja a la prudencia del juez moderarlas cuando atendidas las circunstancias pareciere enorme. Art.
1544.

66.- RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL


a) ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
b) DELITOS Y CUASIDELITOS

144
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

La responsabilidad civil extracontractual está caracterizada de acuerdo a sus fuentes, así la


responsabilidad derivada de la comisión de un delito o cuasidelito civil se llama responsabilidad
extracontractual, al igual que la derivada de la Ley.

Se diferencia de la responsabilidad civil contractual porque ella supone un vínculo previo, en


cambio la extracontractual se deriva de la comisión de un delito o cuasidelito civil. Otra diferencia de
importancia es que tratándose de la responsabilidad extracontractual no influye para nada que haya
existido dolo o culpa, ya que la indemnización será la misma, a diferencia de la contractual en que el
dolo agrava la responsabilidad y se responde hasta de los perjuicios imprevistos.

Elementos Constitutivos:

Los elementos constitutivos en el caso de la responsabilidad extracontractual son:

1.- El daño;
2.- La culpa o el dolo;
3.- Una relación de causalidad entre el dolo o la culpa y el daño;
4.- Capacidad delictual

EL DAÑO: Es todo menoscabo que experimente un individuo en su persona y bienes, la pérdida de


un beneficio de índole material o moral, de orden patrimonial o extrapatrimonial.

Para que el daño sea indemnizado debe ser cierto.(puede ser futuro a condición de que sea cierto).
El daño puede ser:
Daño Material: Que consiste en una lesión de carácter patrimonial.
Daño Moral: Es el dolor, la aflicción o pena que experimenta una persona a consecuencia de un
hecho ilícito. Mucho se ha discutido si es o no indemnizable, pero hoy casi toda la doctrina y la
jurisprudencia está uniforme en considerar que es indemnizable.
La excepción a que el daño moral es indemnizable la encontramos en el Art. 2331 que señala: " Las
imputaciones injuriosas contra el honor o el crédito de una persona no dan derecho para demandar
una indemnización pecuniaria, a menos de probarse daño emergente o lucro cesante, que pueda
apreciarse en dinero; pero ni aun entonces tendrá lugar la indemnización pecuniaria, si se probare
la verdad de la imputación."

Art. 2314: " El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, es obligado a la
indemnización; sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasidelito."

Art. 2329: " Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra
persona, debe ser reparado por ésta.
Son especialmente obligados a esta reparación:
1.° El que dispara imprudentemente un arma de fuego;
2.° El que remueve las losas de una acequia o cañería en calle o camino, sin las precauciones
necesarias para que no caigan los que por allí transitan de día o de noche;
3.° El que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un
camino lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él."

En materia extracontractual de acuerdo a lo que señalan los artículos 2314 y 2329 se debe reparar
el daño íntegramente, a diferencia de la contractual en que por regla general sólo se responde de
los perjuicios previstos.(a menos que haya dolo en que se responde hasta de los perjuicios
imprevistos).

2.- Dolo o culpa:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Dolo : Art. 44 " El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de
otro."

Culpa : Art. 44 " Es la falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente
en sus negocios propios."
3.- Relación de causalidad entre el dolo o culpa y el daño:

No basta que el hecho se haya cometido con dolo o culpa y que haya producido un daño
sino que es necesario que ese daño sea resultado del dolo o la culpa, es decir que medie una
relación de causalidad.

4.- Capacidad delictual:

Se diferencia de la capacidad contractual porque ella supone una total madurez intelectual
como para contratar, en cambio en materia de delitos y cuasidelitos civiles basta tener conciencia
del bien y del mal. Así como señala Josserand una persona puede ser incapaz de participar en una
partición, pero sabe cabalmente que no es lícito romper los vidrios del vecino.

Según el Art. 2319 son incapaces delictual o cuasidelictualmente:

1º Los dementes,
2º Los infantes (menores de 7 años),
3º Los mayores de 7 y menores de 16 cuando el juez determina que no obraron con discernimiento.

Art. 2318: El ebrio es responsable del daño causado por su delito o cuasidelito.

Responsabilidad por el hecho propio:

Art. 2329 " Por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra
persona, debe ser reparado por ésta."

Responsabilidad por el hecho ajeno:

Art. 2320: " Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de
aquellos que estuvieren a su cuidado.
Así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que
habiten en la misma casa.
Así el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia
y cuidado.
Así los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos, mientras están
bajo su cuidado; y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices o dependientes, en el
mismo caso.
Pero cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y el cuidado que su
respectiva calidad les confiere y prescribe no hubieren podido impedir el hecho."

Art. 2322: " Los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes, en el ejercicio de sus
respectivas funciones; y esto aunque el hecho de que se trate no se haya ejecutado a su vista.
Pero no responderán de lo que hayan hecho sus criados o sirvientes en el ejercicio de sus
respectivas funciones, si se probare que las han ejercido de un modo impropio que los amos no
tenían medio de prever o impedir, empleando el cuidado ordinario, y la autoridad competente. En
este caso toda la responsabilidad recaerá sobre dichos criados o sirvientes."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Responsabilidad por el hecho de las cosas:

Art. 2323: " El dueño de un edificio es responsable a terceros (que no se hallen en el caso del
artículo 934), de los daños que ocasione su ruina acaecida por haber omitida las necesarias
reparaciones, o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia.
Si el edificio perteneciere a dos o más personas proindiviso, se dividirá entre ellas la
indemnización a prorrata de sus cuotas de dominio."

Art. 2328: El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio, es
imputable a todas las personas que habitan la misma parte del edificio, y la indemnización se
dividirá entre todas ellas; a menos que se pruebe que el hecho se debe a la culpa o mala intención
de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola.
Si hubiere alguna cosa que, de la parte superior de un edificio o de otro paraje elevado,
amenace caída o daño, podrá ser obligado a removerla el dueño del edificio o del sitio, o su
inquilino, o la persona a quien perteneciere la cosa o que se sirviere de ella; y cualquiera del pueblo
tendrá derecho para pedir la remoción."

El dueño de un animal también es responsable del hecho del animal aún después de que éste se
haya soltado o extraviado. Art. 2326.

Delitos y Cuasidelitos:

Art. 2284: " Las obligaciones que se contraen sin convención, nacen o de la ley. o del hecho
voluntario de una de las partes.
Las que nacen de la ley se expresan en ella.
Si el hecho es ilícito, y cometido con la intención de dañar, constituye un delito.
Si el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, constituye un cuasidelito..."

Esta distinción en la práctica es ociosa ya que las consecuencias derivadas de uno y otro son las
mismas: Reparar el daño causado.
Salvo en ciertos casos en que la ley distingue como son:

1° En materia de accidentes del trabajo, según el Cód. del Trabajo el empleador no está obligado a
indemnizar los accidentes producidos intencionalmente por la víctima.
2° En materia de cláusulas de irresponsabilidad, puesto que la condonación del dolo futuro no vale,
no es posible pactar anticipadamente la irresponsabilidad del autor de un delito, adolece de nulidad
absoluta por objeto ilícito.
3° En materia de seguro, es posible asegurarse contra el riesgo proveniente de su propio
cuasidelito, a condición de que no sea causado con culpa lata o grave y de que el asegurador tome
sobre sí este riesgo en virtud de una estipulación expresa. El seguro de riesgo derivado del delito es
nulo porque la ley lo prohibe expresamente.
La diferencia entre los delitos y cuasidelitos civiles con los penales es que en materia penal se
encuentran penados especialmente por la ley.

Diferencias entre la responsabilidad contractual y la extracontractual:

1.- En la responsabilidad contractual existe un vínculo jurídico previo, en la extracontractual no


existe vínculo previo.

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2.- En la contractual importa si hay dolo o culpa para efectos de la indemnización, esto porque
habiendo dolo se responde hasta de los perjuicios imprevistos, en cambio en la extracontractual se
repara todo daño y no importa si hay dolo o culpa.

3.- En la contractual es importante la gradación de la culpa, no así en la extracontractual.

4.- Para que haya lugar a la indemnización en la contractual es necesario estar en mora o sea haber
sido requerido judicialmente, en cambio en la extracontractual se responde por la sola comisión del
delito o cuasidelito.

5.- En cuanto a la capacidad en la responsabilidad contractual se necesita ser capaz de contratar,


es decir 18 años (salvo que se trate del peculio profesional del menor), en cambio la plena
capacidad extracontractual se adquiere a los dieciséis años y se puede ser responsable
extracontractualmente desde los siete años en aquellos casos en que el juez determine que se
actúo con discernimiento.
Art. 2319: " No son capaces de delito o cuasidelito los menores de siete años ni los dementes; pero
serán responsables de los daños causados por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudiere
imputárseles negligencia.
Queda a la prudencia del juez determinar si el menor de dieciséis años ha cometido el delito
o cuasidelito sin discernimiento; y en este caso se seguirá la regla del inciso anterior."

6.- En materia contractual el peso de la prueba recae en el deudor, ya que el incumplimiento se


presume culpable (1547 inc.3), en cambio en materia de responsabilidad extracontractual el
acreedor deberá probar que el daño causado es imputable a cierta persona, salvo excepciones.

7.- En materia contractual sin son varios deudores y todos incumplen su obligación cada uno es
responsable individualmente, en cambio todos los que cometen un delito o cuasidelito civil son
solidariamente responsables del daño causado.(2317).

8.- La prescripción de la acción para pedir la indemnización de los perjuicios causados por el
incumplimiento de un contrato generalmente prescribe en cinco años, en cambio la acción para
hacer valer la responsabilidad extracontractual prescribe en cuatro años.

Cúmulo de responsabilidades: Esto es que frente a un mismo hecho se pueda perseguir la


responsabilidad por las reglas de la contractual y de la extracontractual, el problema es determinar
si se puede elegir entre un camino u otro. NO la jurisprudencia ha señalado que no puede elegirse.

67.- DERECHOS AUXILIARES DEL ACREEDOR


a) CONCEPTO Y ENUMERACION
b) MEDIDAS CONSERVATIVAS
c) ACCION PAULIANA
d) ACCION OBLICUA O REVOCATORIA
e) BENEFICIO DE SEPARACION DE PATRIMONIOS
f) CADUCIDAD DEL PLAZO

a) Derechos auxiliares del acreedor: Son los medios que tienen los acreedores a quienes asiste el
Derecho de Prenda General para evitar que los bienes que componen el patrimonio del deudor no
se destruyan o deterioren.
Los derechos auxiliares persiguen, como primer objetivo, impedir que el patrimonio del
deudor disminuya de modo que se torne insuficiente para responder a las obligaciones contraídas.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Como segundo objetivo persiguen acrecentar el patrimonio del deudor, sea mediante la
incorporación de nuevos bienes, sea por medio del reintegro de los que el deudor hizo salir, en
fraude y con perjuicio de sus acreedores.

Enunciación :

1º Medidas conservativas;
2º Acción oblicua o subrogatoria;
3º Acción pauliana o revocatoria; y
4º Beneficio de separación de patrimonios.

MEDIDAS CONSERVATIVAS:

Tienden a mantener intacto el patrimonio del deudor, impidiendo que los bienes que lo
integran se pierdan, deterioren o enajenen, para asegurar el ejercicio futuro de los derechos del
acreedor. Se encuentran dispersas en distintos códigos.

Medidas Conservativas en General:

1º Guarda y Aposición de Sellos:

Art. 1222: " Desde el momento de abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en ella, o se
presuma que pueda tenerlo, podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se guarden bajo
llave y sello, hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y efectos hereditarios.
No se guardarán bajo llave y sello los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se formará
lista de ellos.
La guarda y aposición de sellos deberá hacerse por el ministerio del juez con las
formalidades legales." (Art.872 CPC).

2º Declaración de Herencia Yacente:

Art. 1240: " Si dentro de quince días de abrirse la sucesión no se hubiere aceptado la herencia o
una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes y
que haya aceptado su encargo, el juez, a instancia del cónyuge sobreviviente, o de cualquiera de
los parientes o dependientes del difunto, o de otra persona interesada en ello, o de oficio, declarará
yacente la herencia; se insertará esta declaración en un periódico del departamento, o de la capital
de la provincia, si en aquél no lo hubiere; y se procederá al nombramiento de curador de la herencia
yacente..."

3º Pueden los acreedores asistir a la facción de inventario de los bienes del deudor difunto:

Art. 1255: " Tendrán derecho de asistir al inventario el albacea, el curador de la herencia yacente,
los herederos presuntos testamentarios o abintestato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los
socios de comercio, los fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su
crédito...
... Todas estas personas tendrán derecho de reclamar contra el inventario que les pareciere
inexacto."

4º Las providencias conservativas del fideicomisario, el asignatario y el acreedor condicional, son


providencias conservativas el embargo y el derecho legal de retención.

5º Medidas Precautorias: Art. 290 y ss CPC.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art. 290: " Para asegurar el resultado de la acción, puede el demandante en cualquier estado del
juicio, aún cuando no esté contestada la demanda, pedir una o más de las siguientes medidas:
1ª El secuestro de la cosa que es objeto de la demanda;
2ª El nombramiento de uno o más interventores;
3ª La retención de bienes determinados; y
4ª La prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados."

ACCION OBLICUA O SUBROGATORIA:

La acción oblicua o subrogatoria consiste en el ejercicio por parte de los acreedores del
deudor, de acciones y derechos que competen al deudor para incorporar al patrimonio de éste
bienes en qué hacer efectivos sus créditos. Se pretende aumentar el patrimonio del deudor
mediante el ejercicio de sus derechos, ya que lo normal sería que el deudor no ejercitara esos
derechos y acciones porque ello le significaría aumentar su patrimonio en beneficio de los
acreedores.
Para que pueda ejercerse por los acreedores esta acción es necesario texto expreso de la
ley que lo autorice.

Casos en que los acreedores pueden ejercer esta acción:

*** Pueden los acreedores subrogarse en los derechos reales de usufructo, prenda e hipoteca
pertenecientes al deudor.

Art. 2466 inc. 1º : " Sobre las especies identificables que pertenezcan a otras personas por razón de
dominio, y que existan en poder del deudor insolvente, conservarán sus derechos los respectivos
dueños, sin perjuicio de los derechos reales que sobre ellos competan al deudor, como
usufructuario o prendario, o del derecho de retención que le concedan las leyes; en todos los cuales
podrán subrogarse los acreedores."
Se exceptúan de esta regla los usufructos legales y los derechos de uso y habitación que
son inembargables y tienen un carácter personalísimo.

*** Pueden los acreedores substituirse al deudor en el ejercicio del derecho de retención que le
concedan las leyes. Art.2466

*** Pueden los acreedores subrogarse en los derechos del deudor como arrendador o arrendatario,
según lo dispuesto en los artículos 1965 y 1968.

*** Pueden los acreedores exigir que se les cedan los derechos y acciones que el deudor tenga en
contra de los terceros por cuyo hecho o culpa haya perecido la cosa. Art. 1677.

*** Autorizados por el juez los acreedores del que repudia una asignación podrán aceptar por el
deudor. Art. 1238 y 1394.

Requisitos para el ejercicio de la ación oblicua o subrogatoria por parte de los acreedores:

1º El crédito debe ser actualmente exigible.


2º El deudor debe descuidar o rehusar ejercitar sus acciones y derechos.
3º Es necesario que la negativa o desidia del deudor perjudique al acreedor.

Por regla general los acreedores no necesitan de autorización alguna para ejercer la acción
oblicua o subrogatoria, salvo en el caso de los arts. 1238 y 1394.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Los efectos del ejercicio de la acción oblicua o subrogatoria son los mismos que si hubiera ejercido
su derecho el propio deudor, esto es, los bienes ingresan al patrimonio del deudor y benefician a
todos los acreedores.

ACCION PAULIANA O REVOCATORIA:

Mediante el ejercicio de esta acción los acreedores pueden obtener que se dejen sin efecto
las enajenaciones hechas por el deudor y que se reintegren al patrimonio del deudor los bienes
enajenados por éste en fraude y con perjuicio de sus acreedores.
Para que haya lugar a esta acción es necesario que el acto perjudique a los acreedores,
provocando o acrecentando la insolvencia del deudor, es preciso además que haya fraude o mala fe
de parte del deudor.

Art. 2468:
" En cuanto a los actos ejecutados antes de la cesión de bienes o la apertura del concurso,
se observarán las disposiciones siguientes:

1ª Los acreedores tendrán derecho para que se rescindan los contratos onerosos, y las hipotecas.
prendas y anticresis que el deudor haya otorgado en perjuicio de ellos, estando de mala fe el
otorgante y el adquirente, esto es, conociendo ambos el mal estado de los negocios del primero."

2ª Los actos y contratos no comprendidos bajo el número precedente, inclusos las remisiones y
pactos de liberación a título gratuito, serán rescindibles, probándose la mala fe del deudor y el
perjuicio de los acreedores.

*** La Ley de Quiebras modificó en ciertos aspectos el ejercicio de la acción pauliana o revocatoria:

Cuando el deudor es declarado en quiebra:


1º Son nulos y de ningún valor los actos a título gratuito que hubiere celebrado el deudor desde los
diez días anteriores a la cesación de pagos, hasta la fecha de la declaratoria de quiebra.
Si el acto fuere en favor de un descendiente, ascendiente o colateral hasta el cuarto grado,
el plazo de diez días se extenderá a los ciento veinte días anteriores a la cesación de pagos.

2º Son nulos y de ningún valor los siguientes actos ejecutados por el deudor comerciante, desde los
diez días anteriores a la cesación de pagos hasta el día de la declaración de quiebra:

1.- Todo pago anticipado, sea de deuda civil o comercial, y sea cual fuere la manera en que se
verifique.
2.- Todo pago de deuda vencida que no sea ejecutado en la forma estipulada en la convención, pero
la dación en pago de efectos de comercio equivale al pago en dinero.
3.- Toda prenda, hipoteca o anticresis constituida por el deudor para asegurar obligaciones
anteriormente contraídas.

Con respecto a la prueba del fraude la ley de quiebras establece en el art. 72 que " Se presume que
el deudor conocía el mal estado de sus negocios desde los diez días anteriores a la fecha de la
cesación de pagos." Esta disposición sólo es aplicable al deudor fallido.

En caso de quiebra además de los acreedores puede intentar la acción el síndico de quiebras.

Efectos de la acción pauliana: Si la acción tiene éxito se revocará el acto, pero:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

1.- Esta revocación no aprovecha al deudor, es decir el acto revocado subsiste entre él y el tercero,
así si se revoca una donación, los acreedores se pagan con el producto de la cosa donada y queda
un saldo ese saldo corresponde al donatario.
2.- La revocación sólo aprovecha a los acreedores que han sido parte en el juicio, salvo en el caso
de quiebra en que la acción intentada es en interés de la masa, es decir de todos los acreedores.

Prescripción de la acción pauliana: De acuerdo al Código Civil prescribe en un año contado desde la
fecha del acto o contrato, pero de acuerdo a la ley de quiebras cuando el deudor ha sido declarado
en quiebra el plazo es de dos años contados desde la fecha del acto o contrato.

BENEFICIO DE SEPARACION DE PATRIMONIOS: Arts. 1378 a 1385.-

El beneficio de separación impide la fusión de los patrimonios del causante y del heredero y
permite a los acreedores hereditarios y testamentarios pagarse con los bienes del difunto, con
prioridad a los acreedores del heredero.

Art. 1378: " Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se
confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero; y en virtud de este beneficio de
separación tendrán derecho a que de los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones
hereditarias o testamentarias con preferencia a las deudas propias del heredero."

Esta acción de separación de patrimonios corresponde a los acreedores que el causante tenía en
vida (hereditarios) y los acreedores testamentarios, es decir, aquellos cuyo crédito emana del
testamento del causante.

Puede incluso invocar este beneficio el acreedor condicional o a plazo.

Efectos del Beneficio de Separación de Patrimonios:

1.- Los acreedores hereditarios y testamentarios tienen derecho para satisfacer íntegramente sus
créditos con los bienes dejados por el difunto.
2.- Una vez satisfechos los acreedores testamentarios y hereditarios el sobrante se agrega a los
bienes del heredero.
3.- Una vez agotados los bienes del difunto los acreedores hereditarios y testamentarios pueden
perseguir sus créditos en los bienes del heredero, pero en ese caso los acreedores del heredero
pueden oponerse y exigir que primero se les satisfaga a ellos en sus créditos. Art. 1383.

CADUCIDAD DEL PLAZO:

En ciertas ocasiones, pese a existir un plazo pendiente para exigir el cumplimiento de una
obligación, la ley concede al acreedor la facultad de hacer exigible la obligación, aún antes de
expirado el plazo, como una forma de evitar consecuencias que le serían en extremo perjudiciales.

Art. 1496: " El pago de la obligación no puede exigirse entes de expirar el plazo, si no es,
1.º Al deudor constituido en quiebra o que se halla en notoria insolvencia;
2.º Al deudor cuyas cauciones, por hecho o culpa suya, se han extinguido o han disminuido
considerablemente de valor. Pero en este caso el deudor podrá reclamar el beneficio del plazo,
renovando o mejorando las cauciones."

1.º El Art. 67 de la Ley de Quiebras dispone que por la declaración de quiebra quedan vencidas y
exigibles, respecto del fallido, todas sus deudas pasivas.
Tratándose de insolvencia, esta deberá ser notoria y corresponderá al acreedor probarla.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

2.º Si la caducidad es por la extinción o disminución de las cauciones es necesario:


** Que las cauciones se extingan o disminuyan de valor en forma considerable.
** Que esa disminución o extinción provenga del hecho o culpa del deudor.

68.- EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES


a) CONCEPTO Y ENUMERACION.

a) Concepto: Los modos de extinguir las obligaciones son los actos o hechos jurídicos que operan la
liberación del deudor de la prestación a que se encuentra obligado.

b) Enumeración:
Art. 1567: " Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas,
siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o parte:
1.º Por la solución o pago efectivo;
2.º Por la novación;
3.º Por la transacción;
4.º Por la remisión;
5.º Por la compensación;
6.º Por la confusión;
7.º Por la pérdida de la cosa que se debe;
8.º Por la declaración de nulidad o por la rescisión;
9.º Por el evento de la condición resolutoria;
10.º Por la prescripción..."

Aunque el Código no las reglamente extinguen también las obligaciones:

1.- La dación en pago


2.- El plazo extintivo
3.- La muerte del acreedor o deudor

Confusión : Es un modo de extinguirse las obligaciones por la reunión en una persona de las
calidades de acreedor y deudor de la misma obligación.

Art. 1665: " Cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor se verifica
de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago."

La confusión puede darse por causa de muerte o por acto entre vivos.

La confusión que extingue la obligación principal extingue la fianza, pero la confusión que extingue
la fianza no extingue la obligación principal, es decir lo accesorio sigue la suerte de lo principal pero
no al revés. Art. 1666.

Cuando la confusión se produce entre uno de varios deudores solidarios y el acreedor, la


obligación se extingue, pero puede el deudor en quién opero la confusión reclamar a sus
codeudores sus respectivas cuotas en la deuda. Art. 1668 inc. 1º.
Cuando la confusión se produce entre uno de varios acreedores y el deudor, la obligación se
extingue, pero el acreedor en quién opero la confusión debe pagar a sus coacreedores la parte que
les corresponda en el crédito. Art. 1668 inc. 2º.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Cuando el heredero acepta la herencia con beneficio de inventario no hay confusión. Art.
1669

69.- EL MUTUO CONSENTIMIENTO Y LA REVOCACION

Art. 1567 inc. 1º: " Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula..."
Art. 1545: " Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales."

Revocación : Sólo por excepción un contrato puede ser dejado sin efecto por la sola voluntad de
una de las partes contratantes, es decir por la REVOCACION. Esto sucede por ejemplo en el
mandato que de acuerdo al Art. 2163 Nº 3 "El mandato termina Nº 3 Por la revocación del
mandante" y Nº 4 " Por la renuncia del mandatario."
En el arrendamiento la revocación toma el nombre de desahucio.

Al decir el art. 1567 " darla por nula ", en realidad lo que ha querido decir que se tiene por no
contraída la obligación, por inexistente, pero ello no significa que sea nula porque no adolece de
ningún vicio de nulidad.

La regla general es que toda obligación pueda ser dejada sin efecto por mutuo acuerdo de las
partes, y sólo por excepción existen contratos que no pueden ser dejados sin efecto por este medio,
tal es el caso del matrimonio.

70.- EL PAGO
a) CONCEPTO
b) REQUISITOS
c) NATURALEZA JURIDICA
d) EFECTOS
e) MODALIDADES
f) LA DACION EN PAGO

a) Concepto: Art. 1568: " El pago efectivo es la prestación de lo que se debe."


Llámase también Solución.
En Derecho "PAGA" el que da la cosa debida, ejecuta el hecho prometido o se abstiene del
hecho prohibido.

b) Requisitos:
1.- Presupone una obligación previa (civil o natural) llamada a extinguirse, ya que de lo contrario el
pago carecería de causa y podría repetirse.
2.- El que paga debe ser dueño de la cosa pagada o pagar con el consentimiento del dueño de la
cosa, ya que tratándose de obligaciones de dar el pago debe transferir la propiedad, es decir el
pago se efectúa mediante la tradición de la cosa. Pero es válido el pago cuando la cosa pagada es
fungible (consumible) y el deudor la ha consumido de buena fe aunque haya sido hecha por el que
no era dueño. Art. 1575 inc. 3º.
3.- El que paga debe tener capacidad para enajenar, (1575 inc.3º)
4.- Debe verificarse con las solemnidades legales, es decir si se trata del pago de la obligación de
dar un bien raíz debe inscribirse en el C.B.R.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

c) Naturaleza Jurídica:
Es un modo de extinguir las obligaciones.
Por regla general cualquier persona puede pagar por otra y no está permitido al acreedor
rechazar el pago, salvo cuando se trata de obligaciones de hacer en que debe hacerse con
consentimiento del acreedor. Ej. Pintar un cuadro.

d) Efectos del pago:


El pago hecho por el deudor, su representante, mandatario, heredero o legatario extingue la
obligación.
El pago hecho por un tercero interesado como el fiador, codeudor solidario o el tercer
poseedor de la finca hipotecada extingue la obligación entre acreedor y deudor, pero el que paga se
subroga en los derechos del acreedor.
El pago hecho por un extraño puede ser:
Con consentimiento del deudor, en este caso lo que hay es un mandato, el tercero es un Diputado
para el pago, la obligación se extingue y el tercero se subroga en los derechos del acreedor, pero al
momento de ejercer su acción podrá optar por la acción subrogatoria o bien por la acción del
mandato, ya que según el art. 2158 el mandato le otorga una acción para que el mandante le
reembolse los gastos causados en la ejecución del mandato y los anticipos de dinero que haya
hecho, con intereses corrientes.
Sin conocimiento del deudor, es decir es un agente oficioso, y de acuerdo al art. 1573 " El que paga
sin el conocimiento del deudor no tendrá acción sino para que éste le reembolse lo pagado; y no se
entenderá subrogado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler al acreedor a
que le subrogue." Pero nada obsta a que opere una subrogación convencional.
Contra la voluntad del deudor, la obligación se extingue y de acuerdo al Art. 1574: " El que paga
contra la voluntad del deudor, no tiene derecho para que el deudor le reembolse lo pagado; a no ser
que el acreedor le ceda voluntariamente su acción.
¿A quién hay que pagar?

El pago debe hacerse al acreedor o a las personas que le suceden. (herederos, legatarios o
donatarios).
Puede hacerse también a su representante (diputado) o,
Al que estaba entonces en posesión del crédito aunque después aparezca que no le
pertenecía.

Casos en que es nulo el pago hecho al acreedor: Art. 1578

1.- Cuando el acreedor no tiene la libre administración de sus bienes, salvo en cuanto se probare
que la cosa pagada se ha empleado en provecho del acreedor, y en cuanto este provecho se
justifique de acuerdo al art. 1688. (cuando se hubiere hecho más rico)
2.- Si por resolución judicial se hubiere mandado embargar la deuda o mandado retener lo pagado.
3.- Si se paga al deudor insolvente en fraude de los acreedores a cuyo favor se ha abierto concurso.

¿Dónde hay que pagar? Arts. 1587, 1588 y 1589.-

El pago debe hacerse en el lugar designado por la convención, y si esta nada dice la ley
suple el silencio diciendo que si se trata de una especie o cuerpo cierto el pago debe hacerse en el
lugar donde se encontraba la especie o cuerpo cierto cuando se contrajo la obligación y si se trata
de otra cosa el pago se hará en el domicilio del deudor, esto es el que tenía al tiempo de constituirse
la obligación aunque se hubiere cambiado, salvo que las partes estipularen otra cosa.
Los gastos del pago son del deudor, salvo acuerdo en contrario y salvo el caso del pago por
consignación en que los gastos de la oferta y consignación son de cargo del acreedor.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

e) Modalidades de pago :

** Pago por consignación


** Pago con subrogación
** Pago con beneficio de competencia

Pago por consignación : Es el modo mediante el cual el deudor o cualquier otra persona cumple
una obligación aún en contra de la voluntad del acreedor que se rehusa a recibir el pago. Art. 1598.

Requisitos del pago por consignación :

1.- Oferta, que es solemne y tiene por objeto procurar al acreedor la oportunidad de recibir
voluntariamente el pago y, al mismo tiempo poner de manifiesto su resistencia al pago. Arts. 1600 y
1602.
2.- Consignación, es el acto por el cual el deudor se desprende de la cosa, mostrando su inequívoco
propósito de cumplir con su obligación, es el depósito de la cosa que se debe, hecho en virtud de la
repugnancia o no comparecencia del acreedor a recibirla, o de la incertidumbre acerca de la
persona de éste, y con las formalidades necesarias, en manos de una tercera persona.

Pago con subrogación : La subrogación es la sustitución de una cosa o de una persona por otra,
que ocupa jurídicamente su lugar.
La subrogación puede ser:
Real, substitución de una cosa por otra o,
Personal, substitución de una persona por otra.

Art. 1608 : "La subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero, que le
paga."

La subrogación puede ser: Legal o Convencional.

Subrogación Legal: Se produce por el sólo ministerio de la ley, y aún en contra de la voluntad del
acreedor.
Art. 1610: " Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley y aun contra la voluntad del
acreedor, en todos los casos señalados por las leyes, y especialmente a beneficio,
1.º Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio o hipoteca;
2.º Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a pagar a los acreedores a quienes el
inmueble está hipotecado;
3.º Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente;
4.º Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las deudas de la herencia;
5.º Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor;
6.º Del que ha prestado dinero al deudor para el pago; constando así en escritura pública del
préstamo, y constando además en escritura pública del pago haberse satisfecho la deuda con el
mismo dinero." Esta forma de subrogación es solemne, ya que debe dejarse constancia en la
escritura pública del préstamo que el dinero se destinará a pagar una obligación, y también debe
dejarse constancia en la escritura que el pago se hace con el dinero prestado.

Subrogación Convencional : Cobra importancia cada vez que no opera la subrogación legal,
especialmente en el caso de que el pago lo efectúe un tercero extraño sin conocimiento del deudor
que según el Art. 1573 no puede compeler al acreedor para que lo subrogue y por lo tanto sólo
podrá operar la subrogación convencional.
Art. 1611 : " Se efectúa la subrogación en virtud de una convención del acreedor; cuando éste,
recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga voluntariamente en todos los derechos y

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

acciones que le corresponden como tal acreedor : la subrogación en este caso está sujeta a la regla
de la cesión de derechos, y debe hacerse en la carta de pago."

Requisitos de la Subrogación Convencional:

1.- Que el pago se haga por un tercero ajeno a la obligación;


2.- Voluntad del acreedor
3.- Que se haga al momento del pago y conste en la carta de pago
4.- Que se observen las reglas de la cesión de créditos, es decir: ** se perfecciona entre las partes
por la entrega del título y al hacerlo debe anotarse en el documento el traspaso indicando el nombre
del cesionario y con la firma del cedente,
** para que se perfeccione respecto del deudor cedido y de terceros es necesario que se notifique al
deudor o que éste acepte la cesión.
(esta notificación será judicial y según el art. 47 del CPC. será personal ya que siempre que la ley
disponga que se notifique a alguna persona para la validez de ciertos actos será personal, debe
hacerse con exhibición del título, que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del
cesionario y bajo la firma del cedente). (La aceptación puede ser expresa o tácita).

Efectos de la subrogación :

Art. 1612 : " La subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los
derechos, acciones, privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal,
como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria o subsidiariamente a la deuda.
Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos,
relativamente a lo que se le reste debiendo, con preferencia al que sólo ha pagado una parte del
crédito."

Pago con beneficio de competencia : Es una modalidad de pago, una excepción a la regla en
cuya virtud el pago debe ser total y el acreedor no está obligado a recibir un pago parcial.

Art. 1625 : " Beneficio de competencia es el que se concede a ciertos deudores para no ser
obligados a pagar más de lo que buenamente puedan, dejándoseles en consecuencia lo
indispensable para una modesta subsistencia, según su clase y circunstancias, y con cargo de
devolución cuando mejoren fortuna."

Deudores que gozan del beneficio de competencia :

1.- Los descendientes y ascendientes, con tal que no hayan causado al acreedor una ofensa de las
calificadas como causal de desheredamiento.
2.- El cónyuge, que no ha dado motivo al divorcio.
3.- Los hermanos, con tal que no hayan irrogado al acreedor una ofensa de las señaladas como
causales de desheredamiento.
4.- Los consocios, en el mismo caso anterior, pero sólo en las acciones recíprocas que nazcan del
contrato de sociedad.
5.- Al donante, pero sólo en cuanto se trate de hacer cumplir la donación prometida.
6.- Al deudor de buena fe que hizo cesión de bienes y es perseguido en los que después ha
adquirido para el pago completo de las deudas anteriores a la cesión, pero sólo le deben este
beneficio los acreedores a cuyo favor se hizo.

De acuerdo al Art. 237 de la Ley de Quiebras goza también del beneficio de competencia el fallido
rehabilitado " El fallido rehabilitado en las condiciones del artículo anterior, gozará del beneficio de

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competencia que acuerda al deudor insolvente el número 6 del artículo 1626 del Código Civil,
mientras no se haya sobreseído definitivamente en el caso del artículo 165 de esta ley."
La rehabilitación del fallido opera por el ministerio de la ley desde que queda a firme la resolución
que lo absuelve o lo sobresee definitivamente en el juicio criminal.

No se puede pedir alimentos y beneficio de competencia, será el deudor quién elegirá. Art.
1627.

Efectos del pago con beneficio de competencia :

Debido a que es un pago parcial deja subsistente la obligación en la parte insoluta.

f) La dación en pago :

Es un modo de extinguirse las obligaciones no reglamentado por el Código que consiste en


la prestación de una cosa diversa de la debida.

Requisitos :
1.- Debe existir una obligación civil o natural destinada a extinguirse. (si no la dación en pago carece
de causa).
2.- Debe ser distinto la prestación debida y la que se realiza.
3.- El acreedor debe consentir.
4.- Cuando la dación en pago se traduzca en dar una cosa, el deudor debe ser capaz de enajenarla
y dueño de la misma.
5.- Debe hacerse con las solemnidades, es decir si se trata de bienes raíces deberá inscribirse.

Naturaleza Jurídica de la dación en pago :

Se discute, para algunos sería una novación por cambio de objeto, lo que importaría
para los efectos de una posible evicción de la cosa entregada, ya que extinguida la obligación
primitiva el acreedor no tendría más que la acción de evicción en contra del deudor, es decir
perdería cualquier garantía.
Otros sostienen que es una modalidad de pago, señalando que no existe nueva obligación sino una
autorización del acreedor para que el deudor pague con una cosa diversa de la debida, así en caso
de evicción de la cosa el acreedor podrá exigir, al igual que en el pago, el cumplimiento de la
obligación ya que la dación en pago no fue capaz de extinguir la obligación, y además tendrá las
acciones del crédito.
Lo anterior no rige para la fianza de acuerdo a lo establecido por el Art. 2382 : " Si el
acreedor acepta voluntariamente del deudor principal en descargo de la deuda un objeto distinto del
que este deudor estaba obligado a darle en pago, queda irrevocablemente extinguida la fianza,
aunque después sobrevenga evicción del objeto."

71.- LA NOVACION

Art. 1628 : " La novación es la substitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda
por tanto extinguida."

Naturaleza Jurídica : Tiene una doble finalidad, la de extinguir una obligación anterior y la de crear
una obligación nueva, así el Art. 1630 habla de contrato de novación.

Requisitos de la Novación :

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1.- Que exista una obligación válida a lo menos naturalmente llamada a extinguirse;
2.- Que exista una nueva obligación que reemplaza a la anterior;
3.- Debe existir una diferencia sustancial entre ambas obligaciones;
4.- Las partes deben tener capacidad para novar;
5.- Intención de novar o animus novandi, este animo podrá ser expreso o tácito, sólo en el caso de
la novación por cambio de deudor se requiere una manifestación expresa del acreedor tendiente a
dar por libre al primitivo deudor.

Formas de Novación:

Art. 1631 : " La novación puede efectuarse de tres modos:


1.º Substituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor;
2.º Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero, y declarándole en
consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor;
3.º Substituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre.
Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor.
Cuando se efectúa con su consentimiento, el segundo deudor se llama delegado del primero."

Es decir, hay novación Objetiva, por cambio de objeto o causa, y novación Subjetiva por
cambio de acreedor o cambio de deudor.

No son novación por no ser cambios sustanciales : * El cambio del lugar de pago, * La prórroga o
reducción del plazo, * El aumento o disminución de la cantidad, género o especies debidas, * La
estipulación de una cláusula penal, salvo si en el caso de infracción sólo es exigible la pena, se
entenderá novación desde que el acreedor exige sólo la pena.(1647)

Efectos de la novación:
* Extingue la obligación anterior,
* Extingue los intereses salvo pacto en contrario,
* Extingue las prendas e hipotecas, salvo pacto en contrario,
* Extingue irremediablemente los privilegios inherentes a la antigua obligación.
* Cesa la responsabilidad de los fiadores y codeudores solidarios que no han accedido a ella
Cuando la novación es por cambio de deudor el antiguo deudor queda libre de toda
obligación, salvo que se haya hecho reserva para el caso de la insolvencia del nuevo deudor, y en el
caso de que la insolvencia fuese anterior a la novación pública o conocida del antiguo deudor.

72.- LA COMPENSACION

Es un modo de extinción de obligaciones recíprocas existentes entre dos personas,


hasta la concurrencia de la de menor valor.
Art. 1655 " Cuando dos personas son deudoras una de otra, se opera entre ellas una compensación
que extingue ambas deudas, del modo y en los casos que van a explicarse."

Clases de compensación :

1.- Compensación legal, opera de pleno derecho.


2.- Compensación voluntaria o facultativa, opera por voluntad de las partes cada vez que no se
reúnen los requisitos para que opere la legal.
3.- Compensación judicial, es la que hace el juez cuando existe una demanda reconvencional y el
crédito no se compensa de pleno derecho.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Requisitos para que opere la compensación legal :

1.- que las partes sean personal y recíprocamente deudoras;


2.- que las obligaciones sean de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual género y
calidad;
3.- que ambas obligaciones sean líquidas;
4.- que ambas obligaciones sean actualmente exigibles;
5.- que ambos créditos sean embargables
6.- que ambas obligaciones sean pagaderas en el mismo lugar
7.- que la compensación no se verifique en perjuicio de terceros
8.- que sea alegada, es decir oponerse como excepción en el juicio.
73.- LA REMISION

La remisión o condonación es la renuncia gratuita que hace el acreedor en favor del


deudor del derecho de exigir el pago de su crédito.

Art. 1652 : " La remisión o condonación de una deuda no tiene valor, sino en cuanto el acreedor es
hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella."

Naturaleza Jurídica: Es un modo de extinguirse las obligaciones que se caracteriza porque el


vínculo jurídico se extingue sin que el acreedor obtenga satisfacción alguna.

La remisión puede ser:

** Voluntaria o forzada, generalmente será voluntaria pero en el caso de quiebra puede ser forzada
cuando la mayoría de los acreedores así lo estipula por cierta parte de sus créditos, será obligatoria
para la minoría.
** Testamentaria o por acto entre vivos, la testamentaria importa un legado, la por acto entre vivos
importa una donación y se rige por las normas de la donación.
** Total o parcial, es total cuando el acreedor renuncia al total del crédito y parcial cuando sólo se
refiere a una parte de él, asimismo los efectos de una será la extinción total de la obligación y sus
garantías en cambio la otra extingue parcialmente la deuda.

La remisión debe ser expresa pero la ley la presume en el caso de la entrega del título libre y
espontáneamente, y en el caso de la destrucción o cancelación del mismo por el deudor.

74.- PERDIDA DE LA COSA DEBIDA

Es un modo de extinguir las obligaciones, en general opera tratándose de


obligaciones de especie o cuerpo cierto, ya que si son de género éste no perece, aunque podría
darse el caso de que el género perezca como fue con la abolición de la esclavitud en que el género
"esclavo" pereció y no fue posible cumplir con las obligaciones que tenían como objeto a los
esclavos.
En general se dice que "nadie está obligado a lo imposible".
La ley señala que tratándose de obligaciones de dar una especie o cuerpo cierto una
excepción en el juicio ejecutivo es la imposibilidad absoluta para la ejecución actual de la obra
convenida.(534 CPC)

La regla general es que cuando la cosa que es objeto de la obligación perece


totalmente por caso fortuito extingue la obligación, en cambio si la pérdida es imputable al deudor
subsiste la obligación y el deudor debe el valor de la cosa y los perjuicios.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

¿Cuándo se pierde o perece una cosa? Cuando el cuerpo cierto que se debe perece :
1º porque se destruye, no sólo referido a una destrucción material sino que también de acuerdo al
Art. 1486 todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el objeto a que según su naturaleza o
según la convención se destina, se entiende destruir la cosa.
2º porque deja de estar en el comercio;
3º porque desaparece y se ignora si existe, esto es, por el extravío de la cosa, ya que es un
obstáculo material para el cumplimiento de la obligación.

La pérdida de la cosa puede ser total o parcial, si es total extingue totalmente la obligación, si es
parcial deja subsistente la obligación y el acreedor debe soportar los deterioros.
Efectos de la pérdida de la cosa cuando no es imputable al deudor:

Si la pérdida de la cosa es total y fortuita extingue la obligación, salvo que el caso fortuito se
produzca durante la mora del deudor de entregar la cosa en cuyo caso se distingue si la cosa habría
perecido o no en manos del acreedor, cuando el deudor por pacto expreso se hace responsable del
caso fortuito, o cuando la ley lo hace responsable.

Efectos de la pérdida cuando proviene del hecho o culpa del deudor:

Art. 1672 : " Si el cuerpo cierto perece por culpa o durante la mora del deudor, la obligación del
deudor subsiste, pero varía de objeto; el deudor es obligado al precio de la cosa y a indemnizar al
acreedor.

Pérdida de la cosa por el hecho no culpable del deudor :

Art. 1678 : " Si la cosa debida se destruye por un hecho voluntario del deudor, que inculpablemente
ignoraba la obligación, se deberá solamente el precio sin otra indemnización de perjuicios.
Esto se puede dar en el caso del heredero que destruye una cosa sin saber que su causante (y él
como su sucesor) tenía la obligación de darla.

El hecho o culpa del deudor comprende además el de las personas por quienes responde, así lo
señala el Art. 1679.

Cuando la cosa perece por un hecho o culpa de un extraño por quién el deudor no responde la
obligación se extingue, pero el deudor está obligado a ceder acreedor las acciones que le competan
contra el tercero para la indemnización del daño causado. Art. 1677.

Pérdida de la cosa durante la mora del deudor : Art. 1672.

*** Si la cosa no hubiere perecido estando en manos del acreedor, se debe el precio de la cosa y los
perjuicios de la mora.

*** Si la cosa igualmente hubiere perecido estando en manos del acreedor, la obligación se extingue
y se deben sólo los perjuicios de la mora, salvo el caso de la persona que hubiere robado o hurtado
la cosa, en ese caso según el Art. 1676 no puede alegar le caso fortuito que hubiere destruido la
cosa en manos del acreedor, es decir, debe igualmente la cosa porque su obligación de restituirla no
se extingue.

El deudor puede convenir con el acreedor por medio de un pacto expreso que se hace responsable
del caso fortuito o de algún caso particular de fuerza mayor, en ese caso el Art. 1673 dispone que
"se observará lo pactado".

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Pérdida de la cosa durante la mora del acreedor en recibir la cosa:


Según el Art. 1680 : " La destrucción de la cosa en poder del deudor, después que ha sido
ofrecida al acreedor, y durante el retardo de éste en recibirla, no hace responsable al deudor sino
por culpa grave o dolo." Esto significa que varía la responsabilidad del deudor que en caso de mora
del acreedor en recibir sólo responde de su culpa lata o dolo.

Reaparición de la cosa que estaba perdida :

Art. 1675 : " Si reaparece la cosa perdida cuya existencia se ignoraba, podrá reclamarla el acreedor,
restituyendo lo que hubiere recibido en razón de su precio."

Prueba de la diligencia:

De acuerdo al Art. 1547 " la prueba de la diligencia o cuidado incumbe la que ha debido
emplearlo ", en el caso de las obligaciones de especie o cuerpo cierto el deudor está obligado a
conservar la cosa hasta el momento de la entrega y de emplear en ello el cuidado debido,
(generalmente como buen padre de familia cuando el contrato reporta beneficios recíprocos), por
ello el Art. 1671 señala " Siempre que la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido
por hecho o por culpa suya", y el Art. 1674 dice "El deudor es obligado a probar el caso fortuito que
alega.
Si estando en mora pretende que el cuerpo cierto habría perecido igualmente en poder del
acreedor, será también obligado a probarlo."

75.- PRESCRIPCION EXTINTIVA

Art. 2492: " La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones y
derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y
derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales.
Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción.

La prescripción extintiva " es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos, por no haberse
ejercido dichas acciones y derechos, durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás
requisitos legales."

Requisitos de la prescripción :

1º Que la acción sea prescriptible


2º Que la prescripción sea alegada
3º Que la prescripción no se haya interrumpido
4º Que la prescripción no este suspendida
5º Que transcurra el tiempo fijado por la ley.

La regla general es que todas las acciones son prescriptibles, salvo las que la ley declara
imprescriptibles como son .

** La acción de reclamación de estado, art. 320


** La acción para pedir la destrucción de una obra nueva, cuando se tratare de obras que
corrompan el aire o lo hagan conocidamente dañoso. Art. 937
** La acción de nulidad de matrimonio 35 Ley Matrimonio Civil.
** La acción para pedir la partición.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

La prescripción debe ser alegada, no puede el juez declararla de oficio, salvo en el caso
del juicio ejecutivo en que el juez para ordenar la ejecución debe examinar el título y, sí este tiene
más de tres años denegará la ejecución. (442 CPC); en el juicio criminal para la prescripción de la
acción y de la pena, ya que de acuerdo al Art. 102 del Código Penal " la prescripción será declarada
de oficio por el tribunal aun cuando el reo no la alegue, con tal que se halle presente en el juicio."

Puede alegar la prescripción el deudor principal, el fiador, los codeudores solidarios y todo
tercero que haya hipotecado o empeñado bienes propios en garantía de una deuda ajena.
Puede alegarse como acción o como excepción.
Puede renunciarse pero sólo una vez cumplida, y por quién pueda enajenar. (2494 y 2495).
La prescripción puede renunciarse expresa o tácitamente.
Interrupción de la prescripción :

Es el efecto de ciertos actos del acreedor o del deudor que destruyen los fundamentos de la
prescripción e impiden que ésta tenga lugar, tiene el doble efecto de detener el curso y de hacer
ineficaz el tiempo transcurrido con anterioridad.

Puede ser : Art. 2518 : " La prescripción que extingue las acciones ajenas puede interrumpirse, ya
natural, ya civilmente.
Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa,
ya tácitamente.
Se interrumpe civilmente por la demanda judicial; salvos los casos enumerados en el artículo
2503."

Casos en que la demanda no interrumpe civilmente la prescripción extintiva. Art. 2503


" Interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la
cosa, contra el poseedor.
Sólo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción; y ni aún él en los casos
siguientes:
1.º Si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal;
2.º Si el recurrente desistió expresamente de la demanda o se declaró abandonada la instancia.
3.º Si el demandado obtuvo sentencia de absolución.
En estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la
demanda."

Efectos de la interrupción de la prescripción :

1º Detiene el curso de la prescripción, y


2º hace perder todo el tiempo transcurrido antes

** La interrupción de la prescripción tiene efectos relativos, sólo afecta a las personas entre
quienes se ha producido.
Art. 2519 : " La interrupción que obra en favor de uno de varios coacreedores, no aprovecha a los
otros, ni la que obra en perjuicio de uno de varios codeudores, perjudica a los otros, a menos que
haya solidaridad, y no se haya ésta renunciado en los términos del artículo 1516."
Excepciones a la relatividad de los efectos de la interrupción:
- Tratándose de obligaciones solidarias, la interrupción que aprovecha a uno de los varios
acreedores, beneficia a los demás y la que obra en perjuicio de uno de los varios deudores,
perjudica a sus codeudores.
- Para las obligaciones indivisibles, el Art. 1529 dispone : " La prescripción interrumpida respecto de
uno de los deudores de la obligación indivisible, lo es igualmente respecto de los otros."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION :

La suspensión es un beneficio establecido en favor de ciertas personas, en cuya virtud la


prescripción no corre en contra de ellas.

Art. 2520 : " La prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas
enumeradas en los números 1º y 2º del artículo 2509."
Es decir la prescripción se suspende en favor de :
** 1º Los menores, los dementes, los sordomudos; y todos los que estén bajo patria potestad
paterna o bajo tutela o curaduría;
** 2º La mujer casada en sociedad conyugal mientras dure ésta.

La suspensión en favor de estas personas no es ilimitada, así lo señala el Art. 2520 inc. 2º "
Transcurridos diez años no se tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas en el inciso
precedente."

Efectos de la suspensión de la prescripción :

Art. 2509 inc. 1º: " La prescripción ordinaria puede suspenderse, sin extinguirse: en este caso,
cesando la causa de la suspensión, se le cuenta al poseedor el tiempo anterior a ella, si alguno
hubo."
El efecto de la suspensión es que se detiene el curso y luego cesando la suspensión se cuenta el
tiempo anterior.

Forma de computar los plazos: Art. 48: " Todos los plazos de días, meses o años de que se haga
mención en las leyes o en los decretos del Presidente de la República, de los tribunales o juzgados,
se entenderá que han de ser completos; y correrán además hasta la medianoche del último día del
plazo.
El primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los
respectivos meses. El plazo de un mes podrá ser, por consiguiente, de 28, 29, 30 ó 31 días, y el
plazo de un año de 365 ó 366 días, según los casos.
Si el mes en que ha de principiar un plazo de meses o años constare de más días que el
mes en que ha de terminar el plazo, y si el plazo corriere desde alguno de los días en que el primero
de dichos meses excede al segundo, el último día del plazo será el último día de este segundo mes.
Se aplicarán estas reglas a las prescripciones, a las calificaciones de edad, y en general a
cualesquiera plazos o términos prescritos en las leyes o en los actos de las autoridades chilenas;
salvo que en las mismas leyes o actos se disponga expresamente otra cosa."

Art. 49: " Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que
vale si se ejecuta antes de la medianoche en que termina el último día del plazo; y cuando se exige
que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se
entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino después de la medianoche en que termine
el último día de dicho espacio de tiempo."

Es decir:
Los plazos han de ser completos (comprenden los feriados) y corren hasta la medianoche del último
día del plazo.

¿Desde cuándo se computan los plazos?

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Por regla general, de acuerdo al Art. 2514 inc. 2º : " Se cuenta este tiempo desde que la
obligación se haya hecho exigible."

Excepto:
Art. 1880 : El plazo de prescripción de la acción resolutoria, que proviene del pacto comisorio
prescribe en un plazo, desde la "fecha del contrato".
Art. 1216 : La acción de reforma de testamento prescribe en cuatro años contados " desde el día en
que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios".

TIPOS DE PRESCRIPCION :

Prescripción de largo tiempo


Prescripción de corto tiempo

Prescripciones de Largo Tiempo: Atienden a la naturaleza de la acción o derecho.

1º *** De los derechos personales o créditos nacen las acciones personales que generalmente
prescriben de acuerdo al Art. 2515
Art. 2515 : " Este tiempo es en general de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las
ordinarias.
La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de tres años, y convertida en
ordinaria durará solamente otros dos."

2º *** De los derechos reales nacen las acciones reales que prescriben de acuerdo al Art. 2517.
Art. 2517 : " Toda acción por la cual se reclama un derecho se extingue por la prescripción
adquisitiva del mismo derecho."
Ejemplo :
La acción reivindicatoria prescribe cuando opera la prescripción adquisitiva del derecho de
dominio, por lo que el plazo podrá variar de 2 a 10 años, ya que el plazo de prescripción ordinaria de
los bienes muebles es de 2 años y de los inmuebles de 5, y el plazo de la extraordinaria es de 10
años.
El plazo de la acción de petición de herencia también puede ser diverso, ya que el derecho
de herencia y la acción consiguiente de petición se extinguen por la prescripción adquisitiva del
respectivo derecho. Regularmente se adquiere la herencia en el plazo de 10 años 2512 Nº 1, pero
el heredero putativo, a quién se ha dado la posesión efectiva de la herencia, la adquiere en cinco
años.

***** Las acciones accesorias siguen la suerte de la principal, así " la acción hipotecaria, y las
demás que proceden de una obligación accesoria, prescriben junto con la obligación a que
acceden." (2516). Ejemplos :
La fianza se extingue en todo o parte por la extinción de la obligación principal. (2381 Nº 3).
La hipoteca se extingue junto con la obligación principal (2434 inc.1º).

3º *** Las acciones que provienen de derechos reales que constituyen desmembraciones del
dominio, como el usufructo y las servidumbres, prescriben tanto de acuerdo a las reglas del 2515
como del 2517.
- Servidumbres se extinguen por prescripción de cinco años, ( y por lo tanto se adquieren por
prescripción ) salvo " Las servidumbres discontinuas de todas clases y las continuas inaparentes
sólo pueden adquirirse por medio de un título; ni aún el goce inmemorial bastará para constituirlas."
Pero además las servidumbres se extinguen " por haberse dejado de gozar durante tres años."
- Los derechos de usufructo, uso y habitación prescriben por haberse dejado de gozar durante 5
años.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Prescripciones de Corto Tiempo : Tienen su fundamento en una presunción de pago y son :

Prescripciones presuntivas de pago Arts. 2521 y 2522 :

1ª Prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del fisco y de las municipalidades
provenientes de toda clase de impuestos. Salvo,
** Los impuestos sujetos a declaración, es decir los que deben ser pagados previa declaración del
contribuyente o del responsable del impuesto, el plazo será de seis años cuando la declaración no
se hubiere presentado o fuere maliciosamente falsa.
** El impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, el plazo será de seis años cuando el
contribuyente no hubiere solicitado la liquidación provisoria o definitiva del impuesto.

2ª Prescriben en dos años los honorarios de jueces, abogados, procuradores; los de médicos y
cirujanos; los de directores o profesores de colegios y escuelas; los de ingenieros y agrimensores, y
en general, de los que ejercen cualquiera profesión liberal. Se denominan profesiones liberales
aquellas en que se despliega un esfuerzo predominantemente intelectual, que demandan estudios
especiales y requieren de un título profesional.

3ª Prescribe en un año la acción de los mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los
artículos que despachan al menudeo.
La de toda clase de personas por el precio de servicios que le prestan periódica o accidentalmente;
como posaderos, acarreadores, mensajeros, barberos, etc.

Suspensión de las prescripciones presuntivas de pago :

De acuerdo al art. 2523 Las prescripciones mencionadas en los dos artículos precedentes
corren contra toda clase de personas, y NO ADMITEN SUSPENSION ALGUNA.

Interrupción de las prescripciones presuntivas de pago :

Se interrumpen de acuerdo al Art. 2523 :

1º Desde que interviene pagaré u obligación escrita, o concesión de plazo por el acreedor.
2º Desde que interviene requerimiento.(demanda judicial).

De acuerdo al art. 201 del Código Tributario la prescripción en contra del fisco se interrumpe
además, "desde que intervenga notificación administrativa de un giro o liquidación".

Efecto de la interrupción de las prescripciones presuntivas de corto plazo: La Interversión.


De acuerdo al inc. final del art. 2523, en ambos casos (cuando se interrumpió)
sucede a la prescripción de corto tiempo la del Art. 2515, esto es una prescripción de largo tiempo
que es, en general de 3 años para las acciones ejecutivas y cinco para las ordinarias.

En el caso del Art. 201 del Cód. Tributario cuando la interrupción se produzca por la notificación
administrativa de un giro o liquidación, el efecto será que empezará a correr un nuevo término que
será de tres años, el cual sólo se interrumpirá por el reconocimiento u obligación escrita o por el
requerimiento judicial.

Prescripciones Especiales de Corto Tiempo :

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art. 2524 : " Las prescripciones de corto tiempo a que están sujetas las acciones especiales que
nacen de ciertos actos o contratos, se mencionan en los títulos respectivos, y corren también contra
toda persona; salvo que expresamente se establezca otra regla."
Ejemplos de estas acciones :
Art. 928, La acción de despojo violento prescribe en seis meses.
Art. 1866, La acción redhibitoria en la venta de cosas muebles prescribe en seis meses y un año si
se trata de inmueble.
Art. 920, Las acciones posesorias prescriben en un año.
Art. 1869, La acción para pedir la rebaja del precio por existir vicios redhibitorios prescribe en un
año.
Art. 1216, La acción de reforma de testamento prescribe en cuatro años.
Art. 1885, la acción derivada del pacto de retroventa prescribe en cuatro años.
Art. 2332, la acción para perseguir la responsabilidad por un delito o cuasidelito civil prescribe en
cuatro años desde la perpetración del hecho.

Interrupción y suspensión de las prescripciones especiales :


La interrupción se produce según las reglas generales, pero no se da la interversión, y a la
interrupción le sucede una prescripción de corto tiempo.
Por regla general no se suspenden, corren contra toda clase de personas, excepto :
** La acción de nulidad relativa o rescisoria se suspende en favor de los incapaces, y el plazo de
cuatro años se cuenta "desde el día en que haya cesado esta incapacidad", igualmente se
suspende en favor de los herederos menores, y corre para ellos el cuadrienio o el tiempo que
faltaba a su causante para enterarlo, desde que hubieren llegado a mayor edad.
** Se suspende la prescripción de la acción de reforma de testamento si el legitimario era incapaz al
tiempo de abrirse la sucesión, y no tenía la libre administración de sus bienes, "no prescribirá en él
la acción de reforma antes de la expiración de cuatro años desde el día en que tomare esa
administración.

76.- TEORIA DE LA CONTRATACION : CONCEPTO Y CONTENIDO


PRINCIPIOS GENERALES DE LA CONTRATACION

La teoría de la contratación dice relación con la fuente más importante de obligaciones; Los
contratos.
El contenido de la misma, involucra entre otras cosas : concepto de contrato, características,
elementos, interpretación, efectos entre las partes y respecto de terceros, y extinción de los
contratos, sea ésta por voluntad de las partes o por causas legales.

Los principios generales de la contratación son :


- Autonomía de la voluntad, consagrado como principio general en los Arts. 12, 1445, 1437, 1450,
1444, etc. del C.C.
- Buena fe, que en materia contractual está consagrado en el Art. 1546.
- Reparación del enriquecimiento sin causa, Art. 1578
- Responsabilidad.

77.- DE LOS CONTRATOS


a) CONCEPTO
b) ELEMENTOS
c) CLASIFICACION
d) INTERPRETACION

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

e) EFECTOS ENTRE LAS PARTES


f) EFECTOS PARA TERCEROS
g) EXTINCION POR VOLUNTAD DE LAS PARTES
h) EXTINCION POR CAUSAS LEGALES

a) Concepto:
Contrato es el acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones.
Aunque el código señala en el Art.1.438 " Contrato o convención es una acto por el cual una parte
se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas
personas." Esta definición no es buena, ya que la convención es el género y contrato una especie
de convención.

La diferencia radica en que la convención puede tener por objeto crear, modificar o extinguir una
obligación, en cambio el contrato tiene por objeto sólo CREAR OBLIGACIONES.

Tampoco puede confundirse el contrato con la obligación a que éste da origen, ya que el Art. 1.438
define mas bien la obligación, ya que es ahí donde una de las partes queda ligada para con otra a
dar hacer o no hacer una cosa, la relación entre el contrato y la obligación es la misma que hay
entre la madre y el hijo, una le da nacimiento al otro, lo crea; así el contrato CREA la obligación,
pero no todas las obligaciones nacen de los contratos, pueden nacer de otra de las fuentes de las
obligaciones.

b) Elementos de los contratos:


Art.1444 : " Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su
naturaleza, y las puramente accidentales.
 Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o
degenera en otro contrato diferente;
 Son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales a él, se entienden
pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y
 Son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se
le agregan por medio de cláusulas especiales."

c) Clasificación :
1.- Atendiendo al número de partes UNILATERALES
que quedan ligadas por él BILATERALES

2.- Atendiendo a la utilidad que GRATUITOS


le reportan a las partes ONEROSOS

3.- Atendiendo a la equivalencia CONMUTATIVOS


de las prestaciones ALEATORIOS

4.- Atendiendo a la manera a como PRINCIPALES


existen ACCESORIOS

5.- Atendiendo a su denominación NOMINADOS


INNOMINADOS

6.- Atendiendo a su formación REALES


CONSENSUALES

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

SOLEMNES

1.- Unilaterales y Bilaterales o sinalagmáticos:


Art. 1.439 : " El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no
contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente."
Ej. Unilaterales : Mutuo, comodato, depósito, prenda.
Bilateral o sinalagmático: Compraventa, arrendamiento, sociedad.

Importancia de esta clasificación :


1º Sólo en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria tácita de no cumplirse por
uno de los contratantes lo pactado, en los unilaterales es necesario agregar una cláusula
especial.
2º En los contratos bilaterales, la mora purga la mora, es decir ninguno de los contratantes está en
mora mientras el otro no cumpla su parte o no se allane a cumplir lo pactado en forma y tiempo
(Art.1552), esta disposición no se aplica a los contratos unilaterales.
3º En materia de riesgos, es importante determinar si cuando para una de las partes se extingue la
obligación, para la otra subsiste o no la obligación.

2.- Gratuitos y Onerosos:


Art. 1440 : " El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una
de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos
contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro.

Importancia de la clasificación :
1º Para determinar la responsabilidad del deudor, ya que de acuerdo al art.1.547 el deudor no es
responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza sólo son útiles al
acreedor, es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de
las partes; y de la levísima, en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio.
2º Para determinar el efecto que produce el error en cuanto a la persona, ya que generalmente los
contratos gratuitos se hacen en consideración a la persona y el error trae nulidad.
3º Para la calificación entre actos comerciales y civiles, ya que en materia comercial los contratos
gratuitos o tienen cabida.
4º En los efectos de la acción pauliana, porque para que sea objeto de ella un contrato gratuito sólo
se requiere el perjuicio de los acreedores y la mala fe del deudor, en cambio en los contratos
bilaterales además se requiere la mala fe del tercero con quién el deudor contrata.
5º Para ciertos efectos en materia de obligaciones condicionales; En los contratos gratuitos como la
donación entre vivos, el derecho del acreedor condicional no pasa a los herederos.

3.- Conmutativos y Aleatorios :


Se refiere sólo a los contratos onerosos, los que pueden ser conmutativos o aleatorios.

Art.1.441 : " El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o
hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si
el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio."

Importancia de la clasificación :
Tratándose de la rescisión por lesión enorme, sólo tiene cabida respecto de algunos contratos
conmutativos, pero jamás respecto de los aleatorios.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

4.- Principales y Accesorios:


Art.1.442 : " El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención,
y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de
manera que no pueda subsistir sin ella."

Importancia de la clasificación :
La nulidad del contrato principal acarrea la nulidad del contrato accesorio, pero lo principal no sigue
la suerte de lo accesorio.

5.- Nominados e Innominados:


Esta clasificación no está tratada en el Código.
Contrato nominado es el que tiene un nombre y está reglamentado por la ley.
Contrato Innominado es aquél que no está reglamentado por el código.

Son perfectamente válidos de acuerdo al principio de la autonomía de la voluntad, Arts 12 y 1545.


6.- Reales, Consensuales y Solemnes:
Art.1443 : " El contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a
que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales,
de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por
el solo consentimiento."

Cuando dice "tradición" debería haber dicho entrega, ya que no todos los contratos reales tienen por
objeto transferir el dominio.

Importancia de la clasificación :
Tiene importancia para determinar el momento en que el contrato se genera, en que nacen las
obligaciones para las partes, y en que comienzan a producirse todos los efectos que le son propios.

d) Interpretación de los contratos:


La interpretación de los contratos consiste en determinar el exacto sentido, alcance y efectos de las
estipulaciones hechas por las partes, procede cuando se suscitan dudas respecto del verdadero
sentido de las cláusulas de un contrato, por ello el código civil reglamenta la interpretación de los
contratos en los Arts.1560 a 1566.-

En realidad los artículos 1560 a 1566 no son obligatorios para el juez, sino que son consejos que el
legislador entrega al juez, de ahí que muchos estiman que no debieron consignarse en el código y
dejar mayor libertad a los jueces, pero en esto el código siguió al francés. (Alessandri).

Existen dos sistemas de interpretación, el subjetivo y el objetivo, el código adopta el subjetivo que
no es sino una manifestación del hecho de que se prefiere la voluntad real a la declarada.

*** En materia de interpretación de contratos la regla suprema es la de buscar la verdadera


intención de los contratantes, por ello el art.1.560 señala: " Conocida claramente la intención de
los contratantes, debe estarse más a ella que a lo literal de las palabras."

En el caso de haber discusión respecto de las cláusulas de un contrato el juez deberá buscar la
intención siguiendo las siguientes reglas :

170
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

1º Art. 1.561 : " Por generales que sean los términos de un contrato, sólo se aplicarán a la materia
sobre que se ha contratado." Así en la transacción en que una persona renuncia a todo derecho
sobre una cosa, que con posterioridad adquiere por sucesión por causa de muerte, no puede
extenderse sino hasta los derechos que fueron discutidos en su oportunidad.

2º Art.1.562 : " El sentido en que una cláusula puede producir algún efecto, deberá preferirse a
aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno."

Esto tiene su razón de ser en el hecho que las partes que contratan se supone son personas
normales y lo lógico será que estipulen cláusulas con un objetivo, de no ser normales el acto sería
nulo por incapacidad, de ahí que sea ilógico pensar que una cláusula de un contrato está puesta
para nada, por ello el código señala que debe preferirse el sentido en que produzca algún efecto a
aquél en que no produzca ninguno.

3º Art.1.563 : " En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria deberá estarse a la
interpretación que mejor cuadre con la naturaleza del contrato.
Las cláusulas de uso común se presumen aunque no se expresen.
4º Art.1.564: Las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándose a cada una el
sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad.
Podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la
misma materia.
O por aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con
aprobación de la otra."

5º Art.1.565 : " Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se


entenderá por sólo eso haberse querido restringir la convención a ese caso, excluyendo los otros a
que naturalmente se extienda."

6º Art.1.566 : " No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se


interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor.
Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes,
sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la
falta de una explicación que haya debido darse por ella."

Lo anterior se entiende desde el punto de vista que una persona cuando se obliga siempre pretende
obligarse por lo menos y recibir lo mas, de ahí que deba favorecerse al deudor en el caso de que no
se puedan aplicar las reglas anteriores, y como consecuencia de que nadie puede aprovecharse de
su propia culpa las que sean ambiguas se interpretarán en contra del que la hizo.

e) Efectos de los contratos :


Los efectos de los contratos son los derechos y obligaciones que crean.

Hay que distinguir entre los efectos respecto de las partes, sus sucesores y respecto de terceros :

RESPECTO DE LAS PARTES :


Es parte en un contrato aquella que ha concurrido con su voluntad a celebrarlo, sea por sí o por
mandatario.
Art.1.545 : " Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser
invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Es decir, respecto de las partes contratantes el contrato legalmente celebrado tiene la fuerza de una
ley, esto es, tiene fuerza obligatoria respecto de ellos.

Además de acuerdo al Art.1546 " Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente
obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la
naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella."

Efectos del contrato respecto de los sucesores del causante :


Hay que distinguir:
Si se trata de sucesores a título universal, o sea, por sucesión por causa de muerte, en este caso
los herederos adquieren todos los derechos y obligaciones transmisibles de su causante, de ahí que
estén obligados a cumplir el contrato y puedan a su vez exigir el cumplimiento por la otra parte,
salvo:
1º Cuando se trata de derechos y obligaciones intransmisibles, como en la renta vitalicia,
2º Cuando se trata de contratos intuito personae, como por ejemplo la obligación de hacer un
cuadro, o en la sociedad, mandato, etc.
3º Cuando las partes así lo establezcan en el contrato.

Si se trata de sucesores a título singular, es decir aquellos que suceden a una persona en
uno o más bienes determinados, como el comprador, el legatario etc.
La regla general es que los contratos celebrados no afectan a los sucesores a título singular,
pero puede suceder que un contrato afecte al sucesor, por ej. será el caso en que una persona
compra una casa hipotecada, en este caso el contrato de hipoteca celebrado por el causante
producirá efectos respecto del tercero, también cuando el título del causante tenía algún vicio, ya
que " nadie puede adquirir mas derechos que los que tenía su causante."

RESPECTO DE TERCEROS:
Son terceros todos aquellos cuya voluntad no ha concurrido a la celebración del acto.
La regla general es que los contratos no afectan a los terceros.
Salvo :
*** Estipulación por otro o a favor de otro, Art. 1449, en este punto el Código ha sido original y ha
consagrado ampliamente el derecho de estipular a favor de otro, lo que tiene mucha importancia,
por ejemplo en el contrato de seguro y en el de transporte.
Art. 1449 : " Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho
para representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no
intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes
que concurrieron a él.

Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del
contrato."

Requisitos:
1. Es necesario que el tercero sea extraño a la convención.
2. Es necesario que el estipulante obre a nombre propio, ya que si lo hace a nombre del tercero se
regirá por las normas la agencia oficiosa.
3. Sólo el tercero puede demandar lo estipulado.
4. Mientras no haya aceptación del tercero las partes pueden revocar el contrato por su sola
voluntad.

*** Promesa hecho ajeno, Art.1450, " Siempre que uno de los contratantes se compromete a que
por una tercera persona, de quién no es legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación; y
si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promesa."

g) Extinción por voluntad de las partes :----> Resciliación.


Si la voluntad de las partes creó el contrato e hizo nacer las obligaciones, lo lógico es que pueda
dejarlo sin efecto, por el mutuo acuerdo de las partes, esto es lo que los autores llaman
"RESCILIACION", esto es, el acto por el cual las partes deshacen un contrato que han celebrado;
pero no alteran el estado de cosas, es decir no opera con efecto retroactivo, así, si Juan vende a
Pedro una casa y éste la hipoteca a Carlos, y después Juan y Pedro dejan sin efecto el contrato, la
hipoteca subsiste, ya que los terceros no pueden quedar afectados por un acto celebrado entre las
partes.

No confundir resciliación con:


Resolución: Es el efecto que produce el evento de una condición resolutoria y especialmente la
cond. resolutoria tácita.
Rescisión: Es la anulación del contrato cuando adolece de un vicio de nulidad relativa.

h) Extinción por causas legales:


Son causas legales de Resolución
disolución de un Muerte de una de las partes
contrato Llegada del plazo o término extintivo
Nulidad y Rescisión

La resolución, que es el efecto de una condición resolutoria y especialmente de la condición


resolutoria tácita del Art.1.489 que produce el efecto de destruir el contrato tanto para el futuro como
para el pasado, en los contratos de tracto sucesivo toma el nombre de terminación, ya que aquí los
efectos ya se produjeron y no es posible borrarlos.

La muerte de una de las partes, se trata de los contratos en que la aptitud o consideración de la
persona es determinante en el contrato como por ejemplo en el mandato, sociedad colectiva.
La Llegada del plazo o término extintivo, cuando el contrato ha sido celebrado por un plazo
determinado se disuelve por la llegada del plazo por el solo ministerio de la ley.

Nulidad y rescisión, Art.1567 "Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las
partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consienten en darla por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o parte.

Nº 8 Por la declaración de nulidad o por la rescisión.

78.- CONTRATO DE PROMESA


a) CONCEPTO
b) REQUISITOS
c) EFECTOS
d) NATURALEZA JURIDICA

a) Concepto : El contrato de promesa es aquel por el cual las partes se obligan a celebrar un
contrato determinado en cierto plazo o en el evento de cierta condición.
Art.1.554 : " La promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna; salvo que concurran
las circunstancias siguientes :
1ª Que la promesa conste por escrito;

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

2ª Que el contrato prometido no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces;
3ª Que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época de la celebración del contrato;
4ª Que en ella se especifique de tal manera el contrato prometido, que sólo falten para que sea
perfecto, la tradición de la cosa, o las solemnidades que las leyes prescriban.
Concurriendo estas circunstancias habrá lugar a lo prevenido en el artículo precedente."

Del propio Art. se desprende que sólo se refiere a los contratos reales y solemnes, ya que de
acuerdo al Nº 4 debe faltar la tradición o las solemnidades, y además de no ser así quedaría
perfeccionado el contrato prometido con el solo consentimiento de la promesa.

b) Requisitos : Como en todo contrato deben concurrir los requisitos exigidos por la ley ( art.1445 ),
es decir consentimiento sin vicios, capacidad, objeto y causa lícitos, pero además deben cumplirse
ciertos requisitos especiales del contrato de promesa que son :
1.- Debe constar por escrito. (solemnidad, pero no esc. pública)
2.- Que el contrato no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces; es decir debe tener un
objeto lícito.
3.- Que la promesa contenga un plazo o condición que señale la época de la celebración del
contrato prometido.
4.- Que en la promesa se especifique de tal manera el contrato prometido que sólo falten para que
sea perfecto la tradición de la cosa o las solemnidades que las leyes prescriban.

c) Efectos: El contrato de promesa crea una obligación de hacer, cual es la de celebrar el contrato.
Así, si no se cumple por una parte puede pedirse que se declare resuelto el contrato de promesa y
se ordene el pago de los perjuicios, o bien se puede ejecutar de acuerdo al procedimiento de
apremio para las obligaciones de hacer, así el Art.532 del CPC establece que "Si el hecho debido
consiste en la suscripción de un instrumento o en la constitución de una obligación por parte del
deudor, podrá proceder a su nombre el juez que conozca del litigio, si, requerido aquél, no lo hace
dentro del plazo que le señale el tribunal."

d) Naturaleza Jurídica: Es un contrato bilateral, la Corte Suprema ha resuelto que para que sea
válida la promesa debe ser bilateral.

79.- CONTRATO DE COMPRAVENTA


a) CONCEPTO
b) CARACTERISTICAS
c) REQUISITOS
d) DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL COMPRADOR
e) DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL VENDEDOR
f) PACTOS ACCESORIOS A LA VENTA

a) Concepto : Art.1.793: " La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar
una cosa y la otra a pagarla en dinero. Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el
comprador da por la cosa vendida, se llama precio."

b) Características :
** Es un contrato bilateral, ya que las partes se obligan recíprocamente.
** oneroso, porque otorga beneficios para ambas partes.
** regularmente conmutativo, las prestaciones se miran como equivalentes, pero puede ser
aleatorio, ej. La venta de cosas que se espera que existan.
** principal, subsiste por sí mismo.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

** consensual, ya que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, salvo en el caso de la
venta de bienes raíces, servidumbres y censos y la de una sucesión hereditaria, que no se reputan
perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública.(1.801 inc.2º).

De acuerdo al Art.703 la venta es un título traslaticio de dominio.

c) Requisitos: consentimiento
cosa vendida
precio
solemnidades prescritas por la ley

** Consentimiento, al igual que en todo contrato, sin vicios, debe haber consentimiento en cuanto a
la cosa vendida, al precio y a la naturaleza del acto.

** Cosa vendida, es el objeto de la obligación del vendedor, debe ser :


++ Comerciable, ya que el objeto de toda obligación debe ser lícito y, hay objeto ilícito en la
enajenación de las cosas que no están en el comercio. (Art.1464).

++ Determinada y singular determinada o determinable pero el contrato deberá dar las reglas para
determinarla, en cuanto al género debe estar determinada y, singular porque la ley no acepta la
venta de universalidades jurídicas, lo que no obsta a que una persona venda todo lo que tiene, pero
deberá expresar cada una de las cosas que vende, y deberá de acuerdo al artículo 1.811 hacerlo
por escritura pública.

++ Debe existir o esperarse que exista, aquí hay que distinguir, si la cosa vendida no existe, pero se
espera que exista, en este caso la venta será condicional, sujeta a la condición suspensiva de que
exista la cosa. Art.1.813., si la cosa no existe y no se espera que exista falta el objeto por lo que el
contrato no puede formarse, pero si lo que se vende es la suerte, es decir la contingencia de existir
una cosa, entonces el contrato existe, pero el contrato es aleatorio.

++ La cosa no debe pertenecer al comprador, por eso el Art.1.816 señala "La venta de cosa propia
no vale", es nula absolutamente porque falta la causa del comprador. Pero la venta de cosa ajena
es válida, sin perjuicio de los derechos del dueño.

** Precio, es el dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa. Este debe :
++ Debe consistir en dinero, es de la esencia del contrato que el precio se fije en dinero, sin
perjuicio que después la obligación sea novada y se pague en otra forma, es de la esencia que se
fije en dinero, porque de lo contrario habría permuta, de ahí que el Art. 1.794 establece que "Cuando
el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más
que el dinero; y venta en el caso contrario."

++ Debe ser real y serio, esto es, que exista efectivamente una suma de dinero que se pague a
cambio de la cosa, no es real el precio simulado o fingido, y no es serio cuando es irrisorio. Es decir,
debe ser fijado de tal manera que se manifieste que el acreedor puede exigirlo y el deudor deba
entregarlo; esto no significa que sea justo, solo por excepción en la venta de bienes raíces el precio
debe tener una justicia relativa.(Lesión enorme).

++ El precio debe ser determinado, esto es que se le conozca con toda precisión y que se sepa
exactamente a cuanto asciende. Lo normal será que lo determinen las partes, pero puede hacerlo
un tercero designado por ellas, jamas al arbitrio de una sola parte. Puede también ser determinable
pero para ello deben darse en el contrato todas las indicaciones para determinarlo.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

** Solemnidades prescritas por la ley en ciertos casos, la compraventa por regla general es
consensual, y sólo por excepción es solemne; Esta excepción la encontramos en el art. 1.801 inc 2º
que establece que la venta de bienes raíces, servidumbres y censos y la de una sucesión
hereditaria, no se reputan perfectas ante la ley, mientras no se ha otorgado escritura pública, la
omisión de esta solemnidad de acuerdo al Art. 1.682 acarrea la nulidad absoluta de la compraventa,
ya que son solemnidades exigidas en consideración a la naturaleza del acto o contrato.

Además de acuerdo al Art.1.701 la falta de instrumento público no puede suplirse por otra
prueba en los actos y contratos en que la ley requiere esa solemnidad y su omisión hará que los
actos se miren como no ejecutados o celebrados.

Existen solemnidades dadas por las circunstancias especiales en que se celebra o a las
personas que intervienen,
Ejemplos :
** Las ventas forzadas deben hacerse previa tasación y publicación de avisos, en pública subasta,
ante el juez que conoce de la causa, quién firma como representante legal del vendedor.
** Las ventas de bienes raíces pertenecientes a incapaces deben hacerse previa autorización
judicial y en subasta pública.

---> Las partes pueden estipular ciertas formalidades, y en ese caso cualquiera de ellas podrá
retractarse mientras no se otorgue la escritura pública o privada o no haya principiado la entrega de
la cosa vendida.

LAS ARRAS : Art. 1.803, 1.804, 1.805 Consisten en una cantidad de dinero u otras cosas muebles
que se dan en garantía de la celebración del contrato, o bien en parte del precio, o en señal de
quedar convenidos.

Pueden ser de dos tipos :


-------> Garantía de la celebración o ejecución del contrato
-------> Parte del precio o en señal de quedar convenidos

La diferencia radica en que si son garantía las partes no han quedado inmediatamente
ligadas por el contrato sino que se han reservado la facultad de desistirse perdiendo el valor de las
arras dadas o devolverlas dobladas, pero en este caso pueden desistirse hasta en dos meses
desde la celebración de la convención, en caso que no hayan estipulado plazo, salvo que hayan
otorgado escritura pública o haya principiado la entrega de la cosa, en cambio, si son parte del
precio o en señal de quedar convenidos, el contrato ha quedado perfecto, salvo que se requiera
escritura pública, pero para que las arras puedan entenderse dadas como parte del precio o en
señal de quedar convenidos es necesario que concurran dos circunstancias :

- Que las partes lo convengan así expresamente,


- Que este convenio conste por escrito.

GASTOS DEL CONTRATO : La regla general es que los gastos del contrato sean del vendedor,
esto porque la ley supone que ellos han sido tomados en cuenta e incluidos en el precio por el
vendedor, pero nada obsta a que las partes acuerden que otra cosa.

INCAPACIDADES ESPECIALES DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA :

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

La regla general en todo contrato es la capacidad, pero tratándose del contrato de compraventa
existen ciertas incapacidades especiales, estas pueden ser dobles, es decir tanto para vender como
para comprar, o simples, es decir sólo para vender o sólo para comprar.

Incapacidades dobles : Para vender y comprar:


** Entre cónyuges,
** Entre el padre o madre y el hijo de familia, es decir el hijo no emancipado que está sometido
a la patria potestad del padre o madre, pero es válido el contrato de compraventa entre el padre o
madre y el hijo cuando se refiere a la administración de su peculio profesional o industrial.

Art.1.796 : " Es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no divorciados perpetuamente, y


entre el padre o madre y el hijo de familia."

Incapacidades simples : Sólo vender o sólo comprar :


No pueden vender :
** Los administradores de establecimientos públicos no pueden vender parte alguna de los
bienes que administran y cuya enajenación no esté comprendida en sus facultades administrativas
ordinarias, salvo con autorización de autoridad competente. Art.1.797.

No pueden comprar:
** Se prohibe al empleado público comprar los bienes públicos o particulares que se vendan
por su ministerio, aunque la venta se haga en pública subasta. Art.1.798.

** Se prohibe a los jueces, abogados, procuradores o escribanos comprar los bienes en cuyo
litigio han intervenido, y que se vendan a consecuencia del litigio, la prohibición rige aunque se
venda en pública subasta. Art1.798.

** Se prohibe a los tutores y curadores comprar parte alguna de los bienes de sus pupilos sino
es de acuerdo a las normas del título de la administración de los tutores y curadores, Art.412
diferencia entre bienes muebles e inmuebles, señala que podrán comprar los bienes muebles sólo
con autorización de otros tutores o del juez, pero la compra de bienes inmuebles no puede hacerse
ni siquiera con autorización del juez, esta prohibición se extiende también al cónyuge y los
descendientes y ascendientes del tutor.

** Se prohibe a los mandatarios, síndicos y albaceas, comprar las cosas que hayan de pasar
por sus manos.

El contrato de compraventa puede hacerse sujeto a modalidades como condición, plazo o modo, o
algunas especiales entre las cuales están la venta hecha al peso, cuenta o medida, la venta a
prueba o al gusto, la importancia es que el riego lo soporta el vendedor mientras el comprador no
manifiesta su voluntad de comprar.

EFECTOS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA : Son los derechos y obligaciones que genera
para las partes contratantes.

** Obligaciones del vendedor :


1.- Entregar o hacer la tradición de la cosa,
2.- Sanear la cosa vendida ----> la evicción y,
los vicios redhibitorios.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

** Con respecto a la primera obligación cabe señalar que el vendedor se obliga a entregar la
posesión tranquila de la cosa al comprador, haciéndole la tradición de la cosa. (bienes muebles por
la entrega real o simbólica y bienes raíces por la inscripción en el C.B.R., salvo la tradición de las
servidumbres que se verifica por escritura pública en que el tradente expresa constituirla y el
adquirente expresa aceptarla, pero la servidumbre de alcantarillado en predios urbanos debe
inscribirse y la tradición de las minas debe hacerse por la inscripción en el registro de propiedades
del conservador de minas).

El vendedor goza del derecho legal de retención para el caso de que el comprador no pague el
precio o no esté pronto a pagarlo, y también cuando habiéndose estipulado plazo para el pago el
vendedor se vea en peligro de perder el precio como consecuencia de una disminución
considerable de la fortuna del comprador.

Lugar de entrega de la cosa :


1.- En el lugar convenido,
2.- Si nada se dijo y la cosa es una especie o cuerpo cierto la entrega se hará en el lugar donde se
encontraba la cosa al tiempo del contrato,
3.- Si se trata de cosas genéricas la entrega debe hacerse en el domicilio del deudor al tiempo de la
venta.
** La obligación de saneamiento establecida en el Art. 1.824 señala que no basta con que el
vendedor entregue la cosa vendida, sino que es necesario que la entregue en condiciones tales que
el comprador pueda gozar de ella tranquila y útilmente.

Art.1.837: "La obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el


dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y responder de los defectos ocultos de ésta,
llamados vicios redhibitorios."

EVICCION:
Obligación de sanear la cosa en caso de evicción, esta se traduce en que el vendedor estará
obligado a proteger al comprador cada vez que sea víctima de la agresión de terceros reclamando
derechos sobre la cosa, que embaracen su goce y turben su posesión, y si pierde está obligado a
indemnizarle.

La obligación de saneamiento es una obligación de hacer y cuando se convierte en indemnizar es


una obligación de dar.
hay evicción cada vez que el comprador sea privado de la cosa, total o parcialmente por sentencia
judicial.

Requisitos de la evicción :
1. Que el comprador sea privado en todo o parte de la cosa por sentencia judicial,
2. Que la causa sea anterior a la compra,
3. Que el vendedor sea citado de evicción.

La obligación del saneamiento por evicción cuando se traduce en la de indemnizar comprende :

** En caso de evicción total:


Restitución del precio
Pago de las costas del contrato
Pago de los frutos que el comprador restituyo al dueño
Pago de las costas del juicio
Pago del aumento de valor de la cosa.

178
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

** En caso de evicción parcial:


Se distingue si la parte evicta es tal que hace presumir que sin ella no se hubiera
contratado, el comprador podrá pedir la rescisión de la venta.
Si la parte evicta no es de tanta magnitud y el comprador no quisiere pedir la rescisión del
contrato tendrá derecho a pedir la evicción parcial.

Extinción de la obligación de saneamiento:* Por renuncia


* Por prescripción
* Por disposición de la ley

Por renuncia, salvo que haya mala fe del vendedor y, en todo caso no exonera al vendedor
de restituir el precio, salvo que el comprador supiera que la cosa era ajena o hubiera tomado sobre
sí la evicción por pacto expreso.
Por prescripción, la obligación de defender es imprescriptible, pero una vez evicta la cosa
prescribe el derecho a pedir las indemnizaciones en cuatro años, salvo la acción para pedir se
restituya el precio de la cosa que prescribe en cinco años. Se contará el tiempo desde la sentencia
de evicción o si no hubo desde la fecha de la restitución de la cosa.
Por disposición de la ley,
Se limita :
En las ventas forzadas se limita sólo a la devolución del precio,
En el caso que el vendedor se allane a la demanda y el comprador siga por sí solo no
comprende las costas del pleito, ni los frutos percibidos durante el tiempo de la defensa.

Se extingue totalmente:
Cuando el vendedor citado de evicción no comparece pero el comprador pierde por no
oponer una excepción suya en el juicio.
Cuando sin el consentimiento del vendedor el comprador se somete a un arbitro.
Cuando el comprador perdió la posesión por su culpa y de ello se derivo la evicción.

VICIOS REDHIBITORIOS:
Esta obligación del vendedor comprende que debe responder de los defectos ocultos de ésta,
llamados vicios redhibitorios.

¿ Cuales son vicios redhibitorios ?


En general se dice que son aquellos coetáneos a la venta, ocultos y graves que hacen inútil o
aminoran su utilidad.

Los vicios redhibitorios autorizan para pedir que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente
el precio, a esta acción se llama de quanti minoris.

La acción redhibitoria no es otra cosa que la acción encaminada a que se resuelva el contrato.

El comprador puede pedir una u otra, salvo


Cuando los vicios no sean graves, caso en que solo podrá pedir se le rebaje el precio con
indemnización de perjuicios.
Cuando conoció los vicios o debió conocerlos en razón de su profesión u oficio.

Extinción de la acción de saneamiento por vicios redhibitorios:


Por renuncia, pero sólo produce efectos si el vendedor está de buena fe.
En las ventas forzadas, salvo que preguntado por los vicios los haya ocultado,
conociéndolos.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Por prescripción, el plazo para ejercer la acción redhibitoria será de seis meses respecto de las
cosas muebles, y de un año respecto de los inmuebles, y respecto de la acción para pedir la rebaja
del precio (quanti minoris) será de un año para los muebles dieciocho meses para los inmuebles.

** Obligaciones del comprador : ---> Pagar el precio


Recibir la cosa

Obligación de recibir la cosa : En caso de mora de parte del comprador en recibir la cosa deberá
abonar los gastos de almacén, y el vendedor quedará eximido del cuidado ordinario y sólo
responderá del dolo o culpa grave.
Obligación de pagar el precio: Es de la esencia del contrato, sin embargo, puede el comprador
retener el pago en el caso en que se vea expuesto a perder la cosa por evicción, pero si fuere
turbado en el goce de la cosa o cuando probare que existe contra ella una acción real de que el
vendedor no le haya dado noticia antes de perfeccionarse el contrato, pero deberá depositar el
precio con autorización judicial, y durará este depósito hasta que el vendedor haga cesar la
turbación o afiance las resultas del juicio.

Si no se paga el precio el vendedor puede pedir la resolución del contrato, o el cumplimiento forzado
con indemnización de perjuicios.

Si se pide la resolución del contrato tiene el vendedor derecho a que se le restituya la cosa con los
frutos percibidos durante el tiempo, más la indemnización de los perjuicios sufridos y deberá restituir
al comprador la parte del precio que hubiere pagado, mas las mejoras necesarias, ya que al
comprador se le reputa como poseedor de mala fe salvo que pruebe que sin culpa suya su fortuna
sufrió un menoscabo tan grande que le hizo imposible cumplir el contrato.

Art. 680 inc.2º en relación al 1.874, de acuerdo al primero si el vendedor se reserva expresamente
el dominio de la cosa hasta la paga del precio, la tradición no hará dueño al comprador, pero el
1.874 establece que dicha cláusula sólo producirá el efecto de otorgar al vendedor la posibilidad de
pedir la resolución del contrato en caso de no pagarse el precio.

PACTOS ACCESORIOS AL CONTRATO DE VENTA :


--> Pacto comisorio
--> Pacto de retroventa
--> Pacto de retracto.

1.- Pacto comisorio : Es la condición resolutoria de no cumplirse lo pactado, expresamente


estipulado.
Puede ser : Simple
Calificado (con cláusula resolutoria ipso facto).

En el simple las partes pueden pedir o el cumplimiento o la resolución del contrato.

En el pacto comisorio calificado se estipula que el incumplimiento resolverá ipso facto el contrato,
pero en este caso tampoco opera de inmediato ya que el deudor podrá enervar la acción resolutoria
dentro de las 24 horas siguientes a la notificación judicial de la demanda, pagando.
2.- Pacto de retroventa : Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de recobrar
la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en
defecto de esta estipulación lo que le haya costado la compra.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

En el fondo importa una condición resolutoria del contrato de compraventa, ya que se estipula que
dentro de un plazo podrá el vendedor resolver el contrato haciendo valer su derecho a la retroventa.

El plazo máximo para hacer efectivo el derecho del vendedor a pedir la retroventa es de cuatro años
contados desde la fecha del contrato.

El derecho debe hacerlo valer judicialmente, salvo que el comprador este dispuesto a ejecutar la
retroventa y debe poner en ese acto el precio a disposición del comprador, debe hacer valer este
derecho en tiempo oportuno y además debe dársele el aviso correspondiente al comprador, de ahí
que el artículo 1.885 inc. 2º señala que el plazo para dar aviso no será inferior a seis meses para los
inmuebles y quince días para los muebles, y si la cosa fuere fructífera y no diere frutos sino de
tiempo en tiempo y a consecuencia de trabajos e inversiones preparatorias no podrá pedirse la
restitución sino hasta la próxima percepción de frutos.

Si la retroventa se efectúa, en el fondo se ha resuelto el contrato de compraventa por cumplirse la


condición resolutoria, de ahí que las partes deban restituirse lo que hayan dado o estipulado para
este evento, ya que se deben mutuas prestaciones, el comprador está obligado a restituir la cosa,
con sus accesorios, el comprador debe también indemnizar al vendedor por los deterioros de la
cosa ocasionados por su hecho o culpa, pero tiene derecho a pedir indemnización al vendedor por
las expensas necesarias, pero no de las invertidas en mejoras útiles o voluptuarias que se hayan
hecho sin su consentimiento.

La retroventa afectará a terceros en la medida en que estén de mala fe, ya que de acuerdo al
Art.1490 cuando se debe una cosa mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria y se
enajena, el dueño no tiene derecho a reivindicarla contra terceros de buena fe, y si se trata de una
cosa inmueble y se enajena, no podrá resolverse esa enajenación salvo que la condición constaba
en el título respectivo inscrito u otorgado por escritura pública. Art. 1.882.

El derecho que nace del pacto de retroventa es intransferible, porque así lo señala el Art.1.884, pero
podría transmitirse por causa de muerte.

3.- Pacto de Retracto : Art.1.886 Se llama pacto de retracto o adictio in diem aquel en que las
partes convienen que se resolverá la venta si, en un plazo determinado, que no podrá pasar de un
año, se presenta un nuevo comprador que ofrezca al vendedor condiciones más ventajosas que el
comprador primitivo, salvo que el comprador o la persona a quién éste hubiere enajenado la cosa se
allane a mejorar en los mismos términos la compra.

El pacto de retracto entre las partes y respecto de terceros se rige por las mismas normas que el de
retroventa.
En el caso del pacto de retracto el comprador o el tercero que adquiere por éste tiene una
preferencia respecto del nuevo oferente, pero sólo si iguala la oferta, y el pacto de retracto tiene un
plazo máximo de una año.

PERMUTA:
Art.1.897: "La Permutación o cambio es un contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar
una especie o cuerpo cierto por otro."

Por regla general es consensual, salvo que una de las cosas que se cambian sea un bien raíz o
derechos de sucesión hereditaria, en cuyo caso es solemne y debe hacerse por escritura pública.

No pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Se rige por las reglas de la compraventa.

80.- CONTRATO DE HIPOTECA


a) CONCEPTO
b) NATURALEZA JURIDICA
c) CARACTERISTICAS
d) EFECTOS
e) EXTINCION

a) Concepto:
Art. 2407: " La hipoteca es un derecho de prenda, constituido sobre inmuebles que no dejan por eso
de permanecer en poder del deudor."

Puede definirse también : " La hipoteca es un derecho real que grava un inmuebles, que no deja de
permanecer en poder del constituyente para asegurar el cumplimiento de una obligación principal,
otorgando al acreedor el derecho de perseguir la finca en manos de quienquiera que la posea y de
pagarse preferentemente con el producto de la realización."

La hipoteca es una caución como lo señala el Art. 46: "Caución significa generalmente cualquiera
obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena.
Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda."

b) Naturaleza Jurídica, Características:


** Es un derecho real, según el Art. 577 este derecho real se traduce en la facultad del acreedor
impago para perseguir la finca hipotecada en manos de quién este y hacerla vender, para con su
producto pagarse la deuda.

** Es un derecho inmueble, (Art. 580) cualquiera sea la naturaleza del crédito garantizado, salvo la
hipoteca de naves que según el Art. 825 Cód. de Comercio se reputan muebles.

** Es un derecho accesorio destinado a garantizar el cumplimiento de una obligación principal, por


lo que se extingue cada vez que se extingue la obligación principal, salvo el caso en que la
obligación principal por novación en que puede conservarse la antigua hipoteca con su fecha para
garantizar la nueva obligación siempre que así lo convengan expresamente acreedor y deudor.
(Reserva de hipoteca Art.1642)

** La finca queda en propiedad del deudor, es decir conserva la facultad de gozar y disponer de ella.

** La hipoteca otorga al acreedor la facultad de pagarse preferentemente con el producto de la


realización de la finca hipotecada (Crédito de 3ª clase).
** La hipoteca es indivisible (2408), en consecuencia, cada una de las cosas hipotecadas a una
deuda y cada parte de ellas son obligadas al pago de toda la deuda y de cada parte de ella.

Art. 1526 Nº 1 : " La acción hipotecaria o prendaria se dirige contra aquel de los codeudores que
posea, en todo o parte, la cosa hipotecada o empeñada.
El codeudor que ha pagado su parte de la deuda, no puede recobrar la prenda u obtener la
cancelación de la hipoteca, ni aun en parte, mientras no se extinga el total de la deuda; y el
acreedor a quien se ha satisfecho su parte del crédito, no puede remitir la prenda o cancelar la
hipoteca, ni aun en parte, mientras no hayan sido enteramente satisfechos sus coacreedores."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

**** Por regla general en nuestro derecho todas las hipotecas son convencionales salvo el caso
de la hipoteca Legal que de acuerdo a los Arts. 660 y 662 del CPC en los juicios de partición de
bienes cuando se adjudique a una persona un inmueble que exceda del 80% del valor de lo que le
corresponda recibir deberán pagar la diferencia al contado y para el caso de las adjudicaciones de
bienes raíces se entenderá constituida hipoteca sobre las propiedades adjudicadas para asegurar el
pago de los alcances que resulten en contra del adjudicatario.

La hipoteca legal se caracteriza por ser especial, ya que recae sobre los bienes adjudicados, es
determinada porque garantiza el alcance que resulta en contra del adjudicatario, y es pública porque
requiere de la inscripción en el CBR.

Elementos de la hipoteca:
** Capacidad: Puede hipotecar todo el que es capaz de enajenar.

Los inmuebles del hijo de familia no pueden hipotecarse sino con autorización judicial, los del pupilo
no pueden hipotecarse sino con autorización judicial expedido por causa de utilidad o necesidad
manifiesta.

** Solemnidades: La hipoteca es un contrato solemne, debe otorgarse por escritura pública y


además debe inscribirse en el CBR, sin este requisito no tendrá valor alguno; ni se contará su fecha
sino desde la inscripción. (2409 - 2410).

Para algunos la inscripción es solemnidad y para otros la forma de hacer la tradición del derecho
real de hipoteca.

Tratándose de contratos celebrados en el extranjero deberán hacerse por escritura pública,


cualquiera sea el valor que se les otorgue a los inst. privados y deberá además inscribirse.

Art. 2432 : " La inscripción de la hipoteca deberá contener:


1.º El nombre, apellido y domicilio del acreedor, y su profesión si tuviere alguna, y las mismas
designaciones relativamente al deudor, y a los que como apoderados o representantes legales del
uno o del otro requieran la inscripción.
Las personas jurídicas serán designadas por su denominación legal o popular, y por el lugar de su
establecimiento; y se extenderá a sus personeros lo que dice de los apoderados o representantes
legales en el inciso anterior.

2.º La fecha y la naturaleza del contrato a que accede la hipoteca, y el archivo en que se encuentra.
Si la hipoteca se ha constituido por acto separado, se expresará también la fecha de este acto, y el
archivo en que existe.

3.º La situación de la finca hipotecada y sus linderos.


Si la finca hipotecada fuere rural, se expresará el departamento, subdelegación y distrito a que
pertenezca, y si perteneciere a varios, todos ellos.
Si fuere urbana, la cuidad, villa o aldea, y la calle en que estuviere situada.

4.º La suma determinada a que se extienda la hipoteca en el caso del artículo precedente.

5.º La fecha de la inscripción y la firma del Conservador."

La hipoteca de naves debe otorgarse por escritura pública, expresando el nombre de la nave, la
matrícula a que pertenezca, el número de matricula y el tonelaje de registro, y debe inscribirse en el
registro especial de hipoteca de naves del conservador de comercio.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

El principio que rige respecto de la hipoteca es el principio de la especialidad, tanto referido a los
inmuebles que están afectados como al monto de los créditos que garantiza, pero para el caso de
no estar determinado el monto del crédito el Art. 2431 señala " La hipoteca podrá limitarse a una
determinada suma, con tal que así se exprese inequívocamente; pero no se extenderá en ningún
caso a más del duplo del importe conocido o presunto de la obligación principal, aunque así se haya
estipulado."

d) Efectos: hay que distinguir entre:


** Los que dicen relación con la finca hipotecada,
** Los que dicen relación con los derechos del constituyente de la hipoteca,
** Los que dicen relación con los derechos del acreedor hipotecario.

La hipoteca sobre la finca se extiende a los inmuebles por destinación, a los aumentos y mejoras, a
las rentas de arrendamiento, a las indemnizaciones debidas por aseguradores, al precio de
expropiación del inmueble.

Respecto del dueño de la cosa hipotecada, éste no puede disponer de ella en términos que
menoscaben la garantía hipotecaria. Su facultad de uso y goce han de ejercerse en la medida en
que no se provoque una desvalorización del bien con la consiguiente disminución de la eficacia de
la caución.

Art. 2415 : " El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o
hipotecarlos, no obstante cualquiera estipulación en contrario."

El acreedor hipotecario en caso de pérdida o deterioro de la finca hipotecada tiene derecho a :


1º Puede demandar que se mejore la hipoteca, es decir que se le dé un suplemento de hipoteca.

2º Puede solicitar igualmente que se le otorgue otra seguridad equivalente como una prenda o
fianza.

3º Tiene dos caminos, a falta de cauciones :


 Si la deuda es líquida y no condicional puede exigir el pago inmediato de la obligación, aunque
haya plazo pendiente, porque este es un caso de caducidad del plazo.
 Si la deuda es ilíquida, condicional o indeterminada puede impetrar las medidas conservativas
que el caso aconseje.

Derechos del acreedor hipotecario: Derecho de venta


Derecho de persecución
Derecho de preferencia

1º Derecho de venta: Art. 2424: "El acreedor hipotecario tiene para hacerse pagar sobre las cosas
hipotecadas los mismos derechos que el acreedor prendario sobre la prenda.", Es decir tiene el
derecho de hacerla vender para pagarse con el producto.

2º Derecho de persecución: Art. 2428 : " La hipoteca da al acreedor el derecho de perseguir la


finca hipotecada, sea quien fuere el que la posea, y a cualquier título que la haya adquirido."

La acción hipotecaria contra el tercer poseedor se llama ACCION DE DESPOSEIMIENTO, para


hacer efectiva la hipoteca contra el tercer poseedor es necesario :

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

- Notificar al poseedor, señalándole un plazo de diez días para que pague la deuda o abandone la
propiedad hipotecada.

- Si paga la deuda se subroga en los derechos del acreedor.

Si abandona la finca puede recobrarla hasta antes de la adjudicación pagando la deuda y las
costas, esto como consecuencia de que no pierde el dominio ni la posesión.

En caso en que no pague la deuda ni abandone la finca, tiene lugar el desposeimiento.

Casos en que el acreedor hipotecario no tiene el derecho a persecución:


1.- Contra el tercero que adquirió la finca hipotecada en pública subasta, ordenada por el juez.

2.- Contra el adquirente de la finca a consecuencia de una expropiación por causa de utilidad
pública, puesto que el acreedor en ese caso deberá hacer valer su derecho sobre el precio de
expropiación.

3º Derecho de Preferencia: Según el Art. 2470 : " Las causas de preferencia son solamente el
privilegio y la hipoteca.", esta preferencia de la hipoteca es especial, es decir recae sólo sobre la
finca hipotecada y pasa contra terceros, porque la hipoteca es un derecho real.
La preferencia se extiende al producto de la realización del bien, a las indemnizaciones del seguro,
al valor de la expropiación y a las rentas de arrendamiento.

*** Nada obsta a que el deudor pueda constituir varias hipotecas porque se prefieren unas a
otras según las fechas de inscripción, y en el caso de tener la misma fecha cobra importancia la
hora en que fue requerida la inscripción.

El acreedor hipotecario puede consentir que una hipoteca de fecha posterior prefiera a la
suya, esto se llama Posposición de la hipoteca.

e) Extinción:
Por vía consecuencial, la hipoteca se extingue cada vez que se extinga la obligación principal por
alguno de los modos de extinguirse las obligaciones.

Art.2334 inc. 1º :" La hipoteca se extingue con la obligación principal."


Por vía principal Se extingue asimismo por la resolución del derecho del que la constituyó, o por el
evento de la condición resolutoria, según las reglas legales.

Se extingue además por la llegada del día hasta el cual fue constituida.

Y por la cancelación que el acreedor otorgare por escritura pública, de que se tome razón al
margen de la inscripción respectiva."

Purga de la hipoteca: La hipoteca se extingue cuando la finca es subastada en pública subasta,


ordenada por el juez y en el caso en que hayan sido notificados los acreedores hipotecarios y luego
de transcurrido el término de emplazamiento.

Art. 492 CPC, según éste artículo en el caso en que la ejecución sea instada por un acreedor de
grado posterior, deberá citarse a todos los demás acreedores y los de grado superior podrán, sólo
en el caso de que la acción se dirija en contra del deudor personal que la posea y sus créditos no

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

sean exigibles, elegir entre pagarse con el producto del remate o bien conservar sus derechos de
hipoteca.

De acuerdo a la Ley Nº 16.741 sobre loteos irregulares, Art.43 establece que los pobladores
adquirirán el dominio libre de gravámenes desde que se inscriba la escritura. Practicada la
inscripción por el sólo ministerio de la ley se extingue todo derecho de los dueños y todo derecho
real constituido sobre el inmueble, y sobre el precio que el poblador pague por el sitio podrán los
acreedores hipotecarios hacer valer sus derechos.

81.- CONTRATO DE FIANZA


a) CONCEPTO
b) NATURALEZA JURIDICA
c) REQUISITOS
d) EFECTOS
e) BENEFICIO DE EXCUSION

a) Concepto :
Art. 2335: " La fianza es una obligación accesoria, en virtud de la cual una o más personas
responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a cumplirla en todo o
parte, si el deudor principal no la cumple.
La fianza puede constituirse, no sólo a favor del deudor principal, sino de otro fiador."

La fianza es un contrato y pese a que el art. 2335 lo define como obligación es un contrato
de garantía.
b) Naturaleza Jurídica:
Es un contrato generalmente consensual, esto es, se perfecciona por el solo consentimiento
de las partes, por excepción son solemnes la fianza que deben rendir los tutores y curadores (Esc.
Pública), la fianza mercantil que debe otorgarse por escrito según el Art. 820 del Cód. de Comercio.

Es un contrato unilateral porque sólo una parte se obliga para con la otra que no contrae
ninguna obligación.

Es un contrato gratuito porque tiene por objeto la utilidad de sólo una parte, pero no es de la
esencia ya que nada obsta a que se pacte una remuneración, así lo señala el Art. 2341 "El fiador
puede estipular con el deudor una remuneración pecuniaria por el servicio que le presta." Es
importante señalar que si la el que remunera es el acreedor el contrato sería de seguro, en cambio
si el que remunera es el deudor es un contrato de fianza.

Aunque gratuito, el fiador responde de culpa leve, lo que constituye una excepción a la regla
general, Art. 2351 " El fiador es responsable hasta de la culpa leve en todas las prestaciones a que
fuere obligado."

Es un contrato accesorio, tiene como fin procurar una garantía al acreedor, por ello
extinguida la obligación principal a que accede se extingue la fianza, la nulidad de la obligación
principal acarrea la nulidad de la fianza, el fiador no puede obligarse a más que el deudor principal.

La fianza admite modalidades, esto es, puede otorgarse desde o hasta cierto día, o bajo
condición suspensiva o resolutoria, estará sujeta a modalidad cada vez que l este la obligación
principal debido a que la obligación del fiador no puede ser más gravosa que la del deudor.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

La fianza puede constituirse no sólo a favor del deudor principal, sino de otro deudor, esto
es, un subfiador.

Tipos de Fianza:
I.- Legal, Convencional y Judicial: Según el origen de la obligación del deudor de rendir fianza, ya
que el fiador siempre se obligará convencionalmente.
Ej. Legal : Tutores y curadores están obligados a rendir fianza.
Ej. Judicial : Albacea.
Art. 2336 : " La fianza puede ser convencional, legal o judicial.

La primera es constituida por contrato, la segunda es ordenada por la ley, la tercera por
decreto del juez.

La fianza legal y la judicial se sujetan a las mismas reglas que la convencional, salvo en
cuanto la ley que la exige o el Código de enjuiciamiento disponga otra cosa."

Importancia de la clasificación anterior :


** De acuerdo al Art. 2337 " El obligado a rendir una fianza no puede substituir a ella una hipoteca o
prenda, o recíprocamente, contra la voluntad del acreedor.
Si la fianza es exigida por ley o decreto de juez, puede substituirse a ella una prenda o
hipoteca suficiente."

** Cuando la fianza ha sido ordenada por decreto judicial el fiador no goza del beneficio de
excusión. (2358 Nº 4).

II.- La fianza puede ser simple o solidaria : Cuando se estipula la solidaridad en la fianza la principal
consecuencia es que el fiador no gozará del beneficio de excusión y si son varios los fiadores
solidarios no tendrán el beneficio de división. Pese a todo el hecho de estipularse como "fiador" y
codeudor deja en claro que no se tiene interés en la obligación, esto importa en sus relaciones con
los demás codeudores, ante los cuales será un fiador. (1522).

c) Requisitos del Contrato de Fianza:


** Consentimiento, la fianza es un contrato consensual, pero este consentimiento debe ser expreso
según lo establece el Art. 2347 " La fianza no se presume, ni debe extenderse a más que el tenor de
lo expreso."

** Capacidad, el fiador debe tener capacidad de obligarse como tal, el pupilo para obligarse como
fiador requiere autorización judicial, la fianza debe ser en favor del cónyuge, de un descendiente o
ascendiente legítimo o natural y debe ser por causa urgente.

** Objeto de la fianza, la obligación del fiador será siempre de dar una suma de dinero. Art.2343
inc.3º : " La obligación de pagar una cosa que no sea dinero en lugar de otra cosa o de una suma
de dinero, no constituye fianza."

Así el fiador de una obligación de hacer se obliga a pagar los perjuicios, lo mismo sucede en una
oblig. de no hacer.

** La causa de la fianza, la causa en la fianza gratuita es la liberalidad, y en la remunerada será la


remuneración, pero hay que buscarla en las relaciones con el deudor principal. La causa, el motivo
que induce al fiador a obligarse, se confunde con el consentimiento.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

** Debe existir una obligación principal, esto como consecuencia de ser un contrato accesorio.

La obligación a que accede la fianza puede ser civil o natural, pero en la fianza de una obligación
natural el fiador no goza del beneficio de excusión ni del beneficio de reembolso.

La obligación garantizada con la fianza puede ser pura y simple o sujeta a modalidad. la modalidad
de la obligación principal se comunica a la fianza.

Se puede afianzar obligaciones presentes y futuras, Art. 2339 "Puede afianzarse no sólo una
obligación pura y simple, sino condicional y a plazo. Podrá también afianzarse una obligación futura;
y en este caso podrá el fiador retractarse mientras la obligación principal no exista; quedando con
todo responsable al acreedor y a terceros de buena fe, como el mandante en el caso del artículo
2173."

Personas obligadas a rendir fianza a petición del acreedor: (2348)

1º El deudor que lo haya estipulado


2º El deudor cuyas facultades disminuyan en términos de poner en peligro manifiesto el
cumplimiento de su obligación.
3º El deudor de quién haya motivo de temer que se ausente del territorio del Estado con ánimo de
establecerse en otra parte, mientras no deje bienes suficientes para la seguridad de sus
obligaciones.

Calidades que debe reunir el fiador: Art. 2350


"El obligado a prestar fianza debe dar un fiador capaz de obligarse como tal; que tenga bienes más
que suficientes para hacerla efectiva, y que esté domiciliado o elija domicilio dentro de la jurisdicción
de la respectiva Corte de Apelaciones.
Para calificar la suficiencia de los bienes, sólo se tomarán en cuenta los inmuebles, excepto
en materia comercial o cuando la deuda afianzada es módica.
Pero no se tomarán en cuenta los inmuebles embargados o litigiosos, o que no existan en el
territorio del Estado, o que se hallen sujetos a hipotecas gravosas o a condiciones resolutorias.
Si el fiador estuviere recargado de deudas que pongan en peligro aun los inmuebles no
hipotecados a ellas, tampoco se contará con éstos."

d) Efectos:
Hay que distinguir: Entre acreedor y fiador.
Entre fiador y deudor.
Entre cofiadores.

Efectos entre acreedor y fiador:


1º El acreedor puede perseguir al fiador desde que la obligación se hace exigible; no es necesario
perseguir al deudor principal, sólo lo será cuando el fiador oponga el beneficio de excusión.

2º El fiador puede antes de ser requerido por el acreedor pagar la deuda. Art. 2353, pero en este
caso si paga antes de expirado el plazo deberá esperar a que se cumpla para ejercitar en contra del
deudor la acción de reembolso, además debe dar aviso al deudor antes de pagar anticipadamente,
esto porque podría causarle algún perjuicio al deudor, si no lo hace el deudor podrá oponer al fiador
todas las excepciones que pudo oponer al acreedor y el fiador pierde el derecho a que se le
reembolse lo pagado en el caso de que el deudor pague la deuda al acreedor ignorado que ya la ha
pagado el fiador.

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3º El fiador puede exigir que se proceda en contra del deudor, así lo señala el Art. 2356: "Aunque el
fiador no sea reconvenido podrá requerir al acreedor, desde que sea exigible la deuda, para que
proceda contra el deudor principal; y si el acreedor después de este requerimiento lo retarde, no
será responsable el fiador por la insolvencia del deudor principal, sobrevenida durante el retardo."

4º El fiador puede oponer al acreedor el beneficio de excusión, el beneficio de división, la excepción


de subrogación y las excepciones reales o personales.

Efectos entre fiador y deudor:


1º El fiador tiene derecho para que el deudor le obtenga el relevo o le caucione las resultas de la
fianza, o consigne medios de pago,
En los siguientes casos :
* Cuando el principal deudor disipa o aventura temerariamente sus bienes.

* Cuando el deudor se obligó a obtener el relevo de la fianza dentro de cierto plazo, y ha vencido
este plazo.

* Cuando se ha cumplido la condición o vencido el plazo y se hace, en consecuencia, exigible la


obligación en todo o parte.

* Cuando hubieren transcurrido cinco años desde el otorgamiento de la fianza, salvo que la fianza
se haya constituido por un tiempo determinado más largo, o cuando la fianza se contrajo para
asegurar obligaciones que no están destinadas a extinguirse en un tiempo determinado como las de
los tutores o curadores.

* Cuando haya temor fundado de que el deudor principal se fugue, no dejando bienes raíces
suficientes para el pago de la deuda.
Estos derechos no se extienden al que afianzó en contra de la voluntad del deudor.

2º Fiador y deudor están obligados recíprocamente a darse aviso del pago.


* Si el deudor paga sin dar aviso al fiador será responsable de lo que éste ignorando el pago pagare
de nuevo, pero tendrá acción de reembolso en contra del acreedor

* Si paga el fiador sin dar aviso al deudor y el deudor paga la deuda, el fiador no tiene acción en
contra del deudor para que le reembolse, pero sí podrá repetir en contra del acreedor por el pago de
lo no debido, además en caso de haber pagado precipitadamente podrá el deudor oponer a la
acción de reembolso todas las acciones que pudo oponer al acreedor.
3º El fiador tiene derecho a que el deudor le reembolse lo pagado, así lo señala el Art. 2370 "El
fiador tendrá acción contra el deudor principal para el reembolso de lo que haya pagado por él con
intereses y gastos, aunque la fianza haya sido ignorada del deudor."

Para ejercitar la acción de reembolso es necesario:


* Que el fiador no se encuentre privado de la acción, tal es el caso del fiador de una obligación
natural, cuando el fiador se obligó en contra de la voluntad del deudor, y cuando el fiador pagó la
deuda sin dar aviso al deudor, quién a su vez también pagó la deuda.

* Que el fiador haya pagado la deuda. (también en el caso de otro modo de extinguir igualmente
oneroso para el fiador.)

* Que el pago haya sido útil, capaz de extinguir la obligación principal.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

* Que se interponga oportunamente, esto es, antes de que prescriba. El plazo de prescripción es de
diez años contados desde que se hizo el pago o desde que la obligación principal se hizo exigible.

La acción de reembolso debe ir dirigida en contra del deudor, en caso de ser varios los
deudores, si la obligación es simplemente conjunta el fiador sólo podrá reclamar su cuota a cada
uno de los deudores, en cambio si es solidaria hay que distinguir: Si se afianzó a todos los deudores
podrá pedir el reembolso del total a cualquiera, en cambio si sólo afianzó a uno de los deudores
podrá pedir el reembolso del total sólo a él.

4º El fiador tiene derecho a que se le indemnicen otros perjuicios de acuerdo a las reglas generales.

5º El fiador que paga la deuda se subroga en los derechos del acreedor, así lo señala el Art. 1610
Nº 3 "Se efectúa la subrogación por el ministerio de la ley y aún contra la voluntad del acreedor en
todos los casos señalados por las leyes, y especialmente a beneficio... Nº 3 Del que paga una
deuda a que se halla obligado solidaria o subsidiariamente."
Casos en que no goza el fiador de la ación subrogatoria:
- Cuando era fiador de una obligación natural.
- Cuando pagó sin dar aviso al deudor, el que ignorando el pago vuelve a pagar al acreedor. (2377)
(sólo queda la acción del pago de lo no debido).

Efectos entre los cofiadores:


1º Cuando son varios los cofiadores la deuda se divide entre ellos, de pleno derecho, en cuotas
iguales.
No tiene lugar la división en partes iguales en caso de insolvencia de un cofiador o cuando
se ha limitado la responsabilidad a una cuota o suma determinada.

2º El cofiador que paga más de lo que le corresponde tiene derecho a que sus cofiadores le
reembolsen el exceso.

3º Los cofiadores pueden oponerse, entre sí, las excepciones reales y las suyas personales.

EXTINCION DE LA FIANZA:
La fianza se extingue cada vez que se extingue la obligación principal por alguno de los
modos de extinguirse las obligaciones. Solamente la nulidad de la obligación principal por
incapacidad relativa deja subsistente la fianza.

Puede extinguirse la fianza aunque subsista la obligación principal.

Modos especiales de extinguirse la fianza:


Se extingue la fianza por el relevo de la fianza en todo o en parte, concedido por el acreedor
al fiador.
Se extingue la fianza cuando el acreedor por hecho o culpa suya ha perdido las acciones en que el
fiador tenía el derecho a subrogarse.

e) Beneficio de Excusión:
Art. 2357 : " El fiador reconvenido goza del beneficio de excusión en virtud del cual podrá exigir que
antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal, y en las
hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de la mima deuda."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Este beneficio es facultativo, pero existen casos en que el acreedor está obligado a proceder
en contra del deudor antes de perseguir al fiador, estos son :
- Cuando así se haya estipulado expresamente,
- Cuando el fiador expresamente no se hubiere obligado a pagar sino lo que el acreedor no pudiere
obtener del deudor, si se hizo de esta manera el fiador no será responsable de la insolvencia del
deudor cuando el acreedor hay tenido medios suficientes para hacerse pagar y halla sido negligente
en servirse de ellos.

Requisitos del beneficio de excusión: Art. 2358


"Para gozar del beneficio de excusión son necesarias las condiciones siguientes:
1ª Que no se haya renunciado expresamente;
2ª Que el fiador no se haya obligado como codeudor solidario;
3ª Que la obligación principal produzca acción;
4ª Que la fianza no haya sido ordenada por el juez;
5ª Que se oponga el beneficio luego que sea requerido el fiador; salvo que el deudor al tiempo del
requerimiento no tenga bienes y después los adquiera;
6ª Que se señalen al acreedor los bienes del deudor principal."

La oportunidad para oponer el beneficio de acuerdo al CPC es, tratándose del juicio ordinario en el
plazo para contestar la demanda y constituye una excepción dilatoria, y en el ejecutivo debe
hacerse valer en el escrito de oposición a la ejecución.

El fiador además de señalar los bienes del deudor debe pagar los costos de la excusión al
acreedor, (2361).

De acuerdo al Art. 2363 el beneficio de excusión procede sólo una vez, salvo que los bienes
hayan sido adquiridos posteriormente por el deudor principal.
El subfiador goza del beneficio de excusión respecto del fiador a que afianza y respecto del
deudor principal. (2366)

Efectos del beneficio de excusión:


** Como excepción dilatoria, suspende la entrada al juicio.

** El acreedor estará en la obligación de practicar la excusión respecto del deudor principal, esto
significa que si el acreedor es omiso o negligente en la excusión, y el deudor cae entre tanto en
insolvencia, no será responsable el fiador sino en lo que exceda al valor de los bienes que para la
excusión hubiere señalado.

** Si los bienes ejecutados no hubieren sido suficientes podrá el acreedor perseguir al deudor sólo
por el saldo insoluto.

Beneficio de División: Sólo tiene lugar cuando son varios los fiadores.
Si son varios los fiadores se entenderá dividida la deuda entre ellos por partes iguales, y no
podrá el acreedor exigir a ninguno sino la cuota que le quepa.

El beneficio de división opera de pleno derecho y constituye una excepción perentoria.

Requisitos:
1º Que los fiadores no se hayan obligado solidariamente al pago

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

2º Que los fiadores lo sean de un mismo deudor y una misma deuda

La división por regla general se hace por partes iguales, salvo:


- Cuando exista algún fiador insolvente, la cuota de éste gravará a los demás.
- Cuando alguno de los fiadores haya limitado su responsabilidad a una cuota o suma determinada.

Excepción de Subrogación: Art. 2381 Nº 2 . Cuando el acreedor por su hecho o culpa ha perdido
las acciones en que el fiador tenía derecho de subrogarse, se extingue la fianza total o parcialmente
según el caso.
Es decir, el fiador podrá pedir que se rebaje la demanda del acreedor y aun que se le
declare libre de toda responsabilidad según lo que hubiera podido obtener del deudor principal o de
los otros deudores por medio de la subrogación. (2355)

Excepciones reales y personales:


Excepciones reales son las inherentes a la obligación principal.

Excepciones personales las que provienen de circunstancias particulares.

El fiador puede oponer al acreedor cualesquiera excepción real, pero no las personales del deudor.

82.- CONTRATO DE MANDATO


a) CONCEPTO
b) NATURALEZA JURIDICA
c) EFECTOS
d) EXTINCION

a) Concepto:
Art. 2116 : "El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios
a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera.
La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta,
apoderado, procurador, y en general, mandatario."
b) Naturaleza Jurídica: Es un contrato generalmente consensual, oneroso y bilateral. Se caracteriza
porque el mandatario actúa por cuenta y riesgo del mandante.
El contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario.
Es solemne el mandato judicial, el mandato para contraer matrimonio (Esc. Pública).

Requisitos del Mandato:


*** El encargo debe consistir en la ejecución de actos jurídicos, ya que de ser una obra material
se rige por las normas del arrendamiento para la ejecución de una obra.

Por regla general todos los actos jurídicos pueden ser ejecutados por medio de mandatarios,
salvo aquellos de naturaleza estrictamente personal como el testamento, Art. 1004 " La facultad de
testar es indelegable."

*** El negocio debe interesar al mandante, ya que no hay mandato si el negocio interesa sólo al
mandatario ello importa un mero consejo, que no produce obligación alguna.

*** En cuanto a la capacidad exigida para celebrar el contrato es diversa, ya que el mandante debe
tener la capacidad para ejecutar el acto a que se refiere el mandato, en cambio de acuerdo al Art.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

2128 " Si se constituye mandatario a un menor adulto, los actos ejecutados por el mandatario serán
válidos respecto de terceros en cuanto obliguen a éstos y al mandante; pero las obligaciones del
mandatario para con el mandante y terceros no podrán tener efecto sino según las reglas relativas a
los menores."

Clases de Mandato:
I.- Según la extensión : General o Especial
General: Se otorga para todos los negocios del mandante y otorga al mandatario la facultad de
administrar los negocios del mandante dentro del giro ordinario.

Especial: Es el que se da para uno o más negocios determinados y se especifican claramente los
actos que el mandatario puede o no realizar.

c) Efectos:
Obligaciones del mandatario:
- Cumplir el mandato de acuerdo a los términos del mismo.
- Rendir cuentas de su gestión.
- Debe indemnizar al mandante de los perjuicios, responde de culpa leve.

Obligaciones del mandante:


- Cumplir las obligaciones contraídas por el mandatario
- Proveer al mandatario lo necesario para la ejecución del mandato
- Reembolsar al mandatario los gastos realizados por el mandato
- Pagar la remuneración al mandatario, sea estipulada o usual
- Indemnizar las pérdidas en que haya incurrido por su culpa.

d) Extinción del mandato:


Art. 2163: " El mandato termina:
1. º Por el desempeño del negocio para el que fue constituido
2. º Por la expiración del término o por el evento de la condición prefijados para la terminación del
mandato
3. º Por la revocación del mandante
4. º Por la renuncia del mandatario
5. º Por la muerte del mandato o del mandatario
6. º Por la quiebra o insolvencia del uno o del otro
7. º Por la interdicción del uno o del otro
8. º Derogado
9. º Por la cesación de las funciones del mandante, si el mandato ha sido dado en ejercicio de
ellas."
No termina por la muerte del mandante el mandato destinado a ejecutarse después de ella ni el
mandato judicial.
Art. 2173: "En general, todas las veces que el mandato expira por una causa ignorada del
mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del mandato será válido y dará derecho a terceros
de buena fe contra el mandante.

Quedará asimismo obligado el mandante, como si subsistiera el mandato, a lo que el


mandatario sabedor de la causa que lo haya hecho expirar, hubiere pactado con terceros de buena
fe; pero tendrá derecho a que el mandatario le indemnice.

Cuando el hecho que ha dado causa a la expiración del mandato hubiere sido notificado al
público por periódicos, y en todos los casos en que no pareciere probable la ignorancia del tercero,
podrá el juez en su prudencia absolver al mandante."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

83.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO


a) CONCEPTO
b) NATURALEZA JURIDICA
c) CLASES DE ARRENDAMIENTO
d) EFECTOS

a) Concepto: Art. 1915: "El arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan
recíprocamente, la una a entregar el goce de una cosa, o a ejecutar una obra o prestar un servicio,
y la otra a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado."

Es un contrato consensual, ya que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes.

Es un contrato bilateral, oneroso y conmutativo; ambos contratantes contraen mutuas


obligaciones, se gravan en beneficio recíproco y sus prestaciones se miran como equivalentes.

b) Naturaleza Jurídica : El contrato de arrendamiento es un título de mera tenencia.

c) Clases de arrendamiento:
De acuerdo a la propia definición del código existen tres clases de arrendamiento:
** Arrendamiento de cosas, "entregar el goce de una cosa".
** Arrendamiento para la confección de una obra material, "ejecutar una obra".
** Arrendamiento de Servicios, "prestar un servicio".
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE COSAS :
El arrendamiento de cosas es el contrato en que una de las partes se obliga a conceder el
goce de una cosa y la otra a pagar por este goce un determinado precio.
La parte que confiere el goce de la cosa se llama arrendador y la que debe pagar el precio
arrendatario.

A primera vista el contrato de arrendamiento tiene semejanzas con la compraventa, ya que


en ambos los elementos esenciales son cosa, precio y consentimiento, pero entre otras diferencias :
* La compraventa es un título traslaticio de dominio, en cambio el arrendamiento es un título de
mera tenencia,

* El goce que el vendedor se obliga a procurar es un goce definitivo y perpetuo, en cambio el


arrendador se obliga a otorgar un goce temporal.
También tiene semejanzas con el usufructo, ya que en ambos una persona distinta del
dueño tiene la facultad de gozar de una cosa, pero la diferencia fundamental es que el usufructo es
un derecho real, mientras que el derecho del arrendatario es un derecho personal.

Elementos del Contrato : Consentimiento


Cosa
Precio

1º El consentimiento: Es consensual, sin perjuicio que sea conveniente, por un problema de prueba,
que se haga por escrito. Además en caso de otorgarse por escritura pública e inscrita en el CBR, en
el caso que el arrendador enajene la cosa el adquirente estará obligado a respetar el arriendo,
también deben respetarlo los acreedores hipotecarios cuando se encuentra inscrito con anterioridad
a la hipoteca.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Algunas veces se exigen ciertas solemnidades atendido a las personas que lo celebran,
como por ejemplo art. 1756, en que se exige al marido para dar en arrendamiento los bienes raíces
de la mujer por mas de cinco (urbanos) u ocho años (rústicos) la autorización de la mujer.

Pueden también las partes estipular las solemnidades que juzguen convenientes, así lo señala el
Art. 1921: " Si se pactare que el arrendamiento no se repute perfecto mientras no se firme escritura,
podrá cualquiera de las partes arrepentirse hasta que así se haga, o hasta que se haya procedido a
la entrega de la cosa arrendada, si intervienen arras, se seguirán bajo este respecto las mismas
reglas que en el contrato de compraventa."

2º La cosa arrendada: Debe reunir los requisitos generales del objeto, esto es, debe ser :
Lícito,
Determinado y,
Existir o esperarse que exista; además
No debe ser consumible.

Art. 1916 : " Son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales, que
pueden usarse sin consumirse; excepto aquellas que la ley prohibe arrendar, y los derechos
estrictamente personales, como los de habitación y uso.

Puede arrendarse aun la cosa ajena, y el arrendatario de buena fe tendrá acción de


saneamiento contra el arrendador, en caso de evicción."

3º El precio: El precio debe ser Real o Serio y Determinado, es decir no puede ser simulado o
fingido ni irrisorio.
A diferencia de la venta en que el precio debe consistir en dinero, en el contrato de
arrendamiento según el Art. 1917 " El precio puede consistir ya en dinero, ya en frutos naturales de
la cosa arrendada; y en este segundo caso puede fijarse una cantidad determinada o una cuota de
los frutos de cada cosecha.
Llámase renta cuando se paga periódicamente."

El precio puede fijarse por las partes o por un tercero, pero no puede dejarse al arbitrio de
una de las partes y puede hacerse la determinación por cualquiera medios o indicaciones que lo
fijen.

d) Efectos del contrato de arrendamiento: Son las obligaciones que engendra para cada una de las
partes,

Obligaciones del Arrendador:


De acuerdo al Art. 1915 el arrendador se obliga a conceder el goce de la cosa arrendada,
así está obligado a :
1º Entregar al arrendatario la cosa arrendada (es de la esencia)
2º Mantener la cosa en estado de servir para el fin del arrendamiento (es de la naturaleza)
3º Librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa. (es de la naturaleza).

La entrega de la cosa, puede hacerse bajo cualquiera de las formas de tradición reconocidas
por la ley, en cuanto al lugar y tiempo de la entrega deben observarse las reglas generales, es decir
la entrega deberá verificarse en la época señalada por las partes, y a falta de estipulación
inmediatamente después de celebrado el contrato, en el lugar convenido, y en caso de no haberse
dicho nada en el lugar donde se encontraba la cosa al tiempo del contrato o en el domicilio del
deudor.

195
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

La cosa debe entregarse en estado de servir para el fin para que fue arrendada, así
* Si el mal estado o calidad de la cosa "impide hacer de ella el uso para que ha sido arrendada"
tiene derecho el arrendatario para pedir la terminación del contrato. (1932) y la indemnización de los
perjuicios.

* Cuando el mal estado o calidad de la cosa impide parcialmente el goce o la cosa se destruye en
parte, el juez decidirá, según las circunstancias, si debe tener lugar la terminación del
arrendamiento, o concederse una rebaja del precio o renta y la indemnización de los perjuicios
cuando el vicio era anterior al contrato, esta indemnización comprende sólo el daño emergente,
pero si el vicio era conocido del arrendador al tiempo del contrato o de tal naturaleza que debió
preverlo o por su profesión conocerlo, se incluirá en la indemnización el lucro cesante. (1933).

Casos en que el arrendatario no tiene derecho a indemnización de perjuicios:


* Cuando contrató a sabiendas del vicio y no se obligó el arrendador a sanearlo.
* Si el vicio era tal que no pudo ignorarlo sin grave negligencia de su parte.
* Si renunció a la acción de saneamiento por el vicio, designándolo.

Arriendo a dos personas :


Art. 1922: " Si se ha arrendado separadamente una misma cosa a dos personas, el arrendatario a
quien se haya entregado la cosa será preferido; si se ha entregado a los dos, la entrega posterior no
valdrá; si a ninguno, el título anterior prevalecerá."

* Si el arrendador no entrega la cosa por un hecho o culpa suya, tendrá el arrendatario


derecho a pedir la resolución o terminación del contrato con indemnización de perjuicios, salvo que
haya conocido la imposibilidad del arrendador de entregar la cosa o esta provenga de fuerza mayor
o caso fortuito. (1925).

* En caso de mora del arrendador de entregar la cosa tendrá el arrendatario derecho a pedir
indemnización de los perjuicios, y si por el retardo se disminuyere considerablemente para el
arrendatario la utilidad del contrato, sea por haberse deteriorado la cosa o por haber cesado las
circunstancias que lo motivaron, podrá el arrendatario desistir del contrato, quedándole a salvo la
indemnización de perjuicios, siempre que el retardo no provenga de fuerza mayor o caso fortuito.
(1926).

Mantención de la cosa por parte del arrendador, así lo señala el Art. 1927 " La obligación de
mantener la cosa arrendada en buen estado consiste en hacer durante el arriendo todas las
reparaciones necesarias, a excepción de las locativas, las cuales corresponden generalmente al
arrendatario.
Pero será obligado el arrendador aun a las reparaciones locativas, si los deterioros que las
han hecho necesarias provinieron de fuerza mayor o caso fortuito, o de la mala calidad de la cosa
arrendada.
Las estipulaciones de los contratantes podrán modificar estas obligaciones."

* Reparaciones necesarias: (1935) Son las indispensables para mantener la cosa en estado de
servir para el objeto que se la arrendó; son de cargo del arrendador, pero puede hacerlas el
arrendatario por cuenta del primero con los siguientes requisitos:
- Que el arrendatario no las haya hecho necesarias por su culpa,
- Que haya dado pronta noticia al arrendador para que las efectúe, a menos que la noticia no
hubiere podido darse en tiempo,
- Que el arrendador no haya tratado de hacerlas oportunamente, y
- Que el arrendatario pruebe la necesidad de las reparaciones de que se trata.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

* Mejoras útiles : Son aquellas que aumentan el valor venal de la cosa. (902) De acuerdo al art.
1936 el arrendador es obligado a reembolsar el valor de las mejoras útiles siempre que haya
consentido en que se efectúen " con la expresa condición de abonarlas", en caso de no ser así el
arrendatario podrá separar y llevarse los materiales sin detrimento de la cosa arrendada, a menos
que el arrendador esté dispuesto a abonarle lo que valdrían los materiales considerándolos
separados.

Librar al arrendatario de toda turbación en el goce de la cosa, ya que el arrendador no solo


se obliga a procurar el goce, sino que este debe ser tranquilo o pacífico, esto es, el arrendatario no
debe ser turbado ni por el arrendador no por terceros en el goce de la cosa.

El código señala el caso de que la turbación provenga de reparaciones a la cosa, en ese


caso hay que distinguir :
- Tratándose de reparaciones urgentes, si la turbación es de poca importancia debe soportarla el
arrendatario, pero puede pedir una rebaja del precio proporcional a la parte.
- Si las reparaciones son de tal entidad que la turbación resulte considerable puede el arrendatario
pedir la terminación del contrato.

Tiene derecho a la indemnización de los perjuicios: (1928)


* Si las reparaciones provienen de causa que ya existía al tiempo del contrato, y era desconocida al
arrendatario, pero que el arrendador conoció o era tal que tuviese antecedentes para temerla o por
su profesión conocerla.

* Si las reparaciones han de dificultar, el goce por mucho tiempo, de manera que no pueda subsistir
el contrato sin grave molestia o perjuicio para el arrendatario.

Cuando las turbaciones provienen de un tercero, éstas pueden ser: Turbaciones de hecho,
es decir, aquellas que provienen de vías de hecho de un tercero que no pretende derechos sobre la
cosa arrendada, en cuyo caso el arrendador no tiene responsabilidad y corresponderá al propio
arrendatario repelerlas o, Turbaciones de derecho, que son las que se producen por vías de
derecho, cuando terceros alegan derechos sobre la cosa arrendada, en cuyo caso la acción se
dirige contra el arrendador, pero el arrendatario está obligado a dar pronta noticia de las turbaciones
al arrendador, porque de lo contrario se hace responsable de los perjuicios que de ello se sigan al
arrendador.

Si la turbación es relativamente de escasa importancia puede el arrendatario pedir una


rebaja del precio. (1930).

Si la turbación fuere considerable es decir que sea de presumir que sin esa parte no hubiera
contratado podrá pedir que cese el arrendamiento.
Podrá, además de pedir la rebaja del precio o el cese del arriendo en su caso,
indemnización de perjuicios :

Si la causa del derecho justificado por el tercero fue o debió ser conocida del arrendador al tiempo
del contrato, pero no lo fue del arrendatario, o siendo conocida de éste, intervino estipulación
especial de saneamiento con respecto a ella podrá exigir la indemnización de "todo perjuicio".

Si la causa del derecho del tercero no era ni debía ser conocida del arrendador al
tiempo del contrato "no será obligado el arrendador a abonar el lucro cesante", es decir sólo pagará
el daño emergente.

197
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Cada vez que se le deban al arrendatario indemnizaciones por algún motivo tiene el derecho
legal de retención, es decir puede retener la cosa hasta que se le pague o se le asegure
debidamente el pago, salvo que cese por causa involuntaria el derecho del arrendador.

Obligaciones del Arrendatario:


1º Debe pagar el precio o renta, (es de la esencia).
2º Debe usar la cosa según los términos o el espíritu del contrato,
3º Debe cuidar la cosa como buen padre de familia,
4º Debe efectuar las reparaciones locativas,
5º Debe restituir la cosa al término del contrato.(de la esencia).

El pago del precio, es una obligación de la esencia del contrato, en caso de no haber
acuerdo entre las partes acerca de la determinación del precio una vez entregada la cosa y no
habiendo pruebas de ninguna de las partes se estará al justiprecio fijado por peritos y los costos de
esta operación se dividirán entre arrendador y arrendatario. (1943).

El pago debe hacerse en la época convenida, a falta de estipulación conforme a la


costumbre del país, y no habiendo estipulación o costumbre fija, según las siguientes reglas :
* La renta de predios urbanos se pagará por meses, la de predios rústicos por años.

* Si se arrienda una cosa mueble o semoviente por cierto número de años, meses, días, cada una
de las pensiones periódicas se deberá inmediatamente después de la expiración del respectivo año,
mes o día.

* Si se arrienda por una sola suma, se deberá ésta luego que termine el arrendamiento.

En caso de no pagar el precio o renta tiene el arrendador el derecho de pedir el


cumplimiento del contrato o la terminación del mismo.

Respecto al cuidado de la cosa, de acuerdo a las reglas generales (1547) debido a que el
arrendamiento es un contrato que beneficia recíprocamente a ambas partes, el arrendatario es
responsable de la culpa leve, así lo señala también el Art. 1939: " El arrendatario empleará en la
conservación de la cosa el cuidado de un buen padre de familia.
Faltando a esta obligación, responderá de los perjuicios; y aun tendrá derecho el arrendador
para poner fin al arrendamiento, en el caso de un grave y culpable deterioro."
No hay que olvidar que el arrendatario es responsable no sólo de su propio hecho o culpa,
sino de la de su familia, huéspedes y dependientes.
Le está prohibido al arrendatario subarrendar o ceder el arriendo, salvo expresa
autorización. Ceder el arriendo significa transferir a un tercero el derecho de goce que del contrato
de arrendamiento deriva para el arrendatario.

Las reparaciones locativas, entendiéndose por tales las que según la costumbre del país son
de cargo de los arrendatarios, y en general las de aquellas especies de deterioro que
ordinariamente se producen por culpa del arrendatario o de sus dependientes, como descalabros de
paredes o cercas, albañales y acequias, rotura de cristales, etc. (1940).

La obligación de restituir la cosa arrendada, es una obligación que se deriva de la propia


naturaleza del contrato que otorga un goce temporal de la cosa, por consiguiente el arrendatario
debe restituirla al término del contrato. Art. 1947: "El arrendatario es obligado a restituir la cosa al fin
del arrendamiento.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Deberá restituirla en el estado en que le fue entregada, tomándose en consideración el


deterioro ocasionado por el uso y goce legítimos.
Si no constare el estado en que le fue entregada, se entenderá haberla recibido en regular
estado de servicio, a menos que pruebe lo contrario.
En cuanto a los daños y pérdidas sobrevenidas durante su goce, deberá probar que no
sobrevinieron por su culpa, ni por culpa de sus huéspedes, dependientes o subarrendatarios, y a
falta de esta prueba será responsable."

En cuanto a la forma de restituir la cosa la entrega debe efectuarse poniendo la cosa


materialmente a disposición del arrendador, el Art. 1948 ha dispuesto que, tratándose de inmuebles,
la restitución se verificará desocupándola enteramente, poniéndola a disposición del arrendador y
entregándole las llaves.

Para el caso de la mora en la restitución, es necesario que el arrendador requiera al


arrendatario, aun cuando haya habido un plazo para la terminación del contrato, una vez constituido
en mora será condenado al pleno resarcimiento de todos los perjuicios de la mora, y a lo demás que
contra él competa como injusto detentador. (1949).

Al igual que el arrendatario, tiene el arrendador el derecho legal de retención para la


seguridad del pago del precio o renta y de las indemnizaciones que le deba el arrendatario, ejemplo:
* Por usar la cosa contrariamente a los términos o espíritu del contrato.
* Por los deterioros que cause a la cosa faltando a su deber de cuidarla como buen padre de familia.
* Por los perjuicios que cause la mora en la restitución.

De acuerdo al Art. 1942 el derecho legal de retención recae sobre todos los frutos existentes
en la cosa arrendada y todos los objetos con que el arrendatario la haya amoblado, guarnecido o
provisto, a condición de que le pertenezcan al arrendatario, se presume que le pertenecen al
arrendatario, salvo prueba en contrario.

Terminación del contrato de arrendamiento de cosas:


Art. 1950: El arrendamiento de cosas expira de los mismos modos que los otros contratos y
especialmente:
1º Por la destrucción total de la cosa arrendada;
2º Por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo;
3º Por la extinción del derecho del arrendador, según las reglas que más adelante se expresarán;
4º Por sentencia de juez en los caos que la ley ha previsto."

A las señaladas hay que agregar el desahucio y la circunstancia de necesitar el arrendador


la cosa para efectuar reparaciones en ella.
En caso que la destrucción sea parcial será el juez quién decidirá si termina el arrendamiento o
continua con rebaja del precio.

El desahucio es la noticia anticipada de no querer perseverar una de las partes en el


contrato, puede ser judicial o extrajudicial. Cuando el desahucio es judicial una vez notificado el
desahuciado tiene un plazo de diez días para oponerse y si no lo hace se dictará sentencia
acogiendo el desahucio y otorgándole un plazo para restituir la cosa, si lo hace, se cita a las partes
a un comparendo de prueba para el quinto día hábil después de la última notificación a fin de que
las partes expongan lo que les convenga. Art.589 y 590 CPC.

La anticipación de desahucio se ajustará al período o medida de tiempo que regula los


pagos.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Tácita reconducción: Se refiere al hecho de que una vez terminado por cualquier causa el
arrendamiento no se entiende renovado el contrato ni aún cuando el arrendatario siga reteniendo la
cosa, y podrá el arrendador exigirla cuando quiera.
Excepción: Esta dada para el arriendo de bienes raíces, se da cuando el arrendatario con el
beneplácito del arrendador hubiere pagado la renta de cualquier espacio de tiempo subsiguiente a
la terminación o si ambas partes hubieren manifestado por cualquier otro hecho igualmente
inequívoco su intención de perseverar en el contrato, se entenderá renovado el contrato bajo las
mismas condiciones que antes, pero no por más tiempo que el de tres meses en los predios
urbanos y el necesario para utilizar las labores principiadas y coger los frutos pendientes en los
predios rústicos, sin perjuicio de que a la expiración de este tiempo vuelva a renovarse el arriendo
de la misma manera.

Normas especiales para el arrendamiento de bienes raíces urbanos: Predios Urbanos son los
ubicados dentro del predio urbano respectivo.
Rige la Ley 18.101 que comenzó a regir a partir del año 1982, pero los contratos celebrados
con anterioridad se rigen por el Decreto ley Nº 964 de 1975.- En subsidio rigen las normas
generales del Código Civil.

La ley 18.101 establece que a los contratos en que el plazo del arrendamiento se haya pactado
mes a mes y a los de duración indefinida el arrendador sólo podrá ponerles término mediante
desahucio judicial, el plazo de desahucio será de cuatro meses, contado desde la notificación de la
demanda y se aumentará en dos meses por cada año completo que el arrendatario hubiere
ocupado el inmueble, sin que el total exceda de doce meses.

La importancia de la ley 18.101 está dada porque estableció que los juicios que se
suscitaran en cuanto a la terminación, desahucio, restitución de la propiedad, etc. se sujetarían al
procedimiento sumario con algunas excepciones.

Según la ley 18.101 en los contratos de arrendamiento de inmuebles destinados a la


habitación con plazo superior a un año, se entenderá siempre implícita la facultad del arrendatario
de subarrendar, salvo estipulación en contrario, lo que es una excepción a la prohibición de
subarrendar.

Normas especiales para el arrendamiento de predios rústicos:


Predio rústico es todo inmueble susceptible de uso agrícola, ganadero o forestal, sea comprendido
en zonas rurales o urbanas.

Al respecto rigen las normas del Decreto Ley Nº 993 que señala entre otras cosas que no se
puede arrendar en zonas fronterizas a personas naturales o jurídicas extranjeras.
Debe celebrarse el contrato por escritura pública o privada con dos testigos, pero es una
solemnidad exigida como medio de prueba que no afecta la validez del contrato, ya que si no se
hace así se regirá por las disposiciones de la ley y se estará a lo que declare el arrendatario, salvo
prueba en contrario.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PARA LA CONFECCION DE UNA OBRA MATERIAL:


Es el arrendamiento que tiene por objeto ejecutar una obra.
La persona que toma a su cargo la ejecución de la obra se llama artífice.

Puede significar una compraventa o un arrendamiento, así si el artífice suministra la materia


para la confección de la obra el contrato es de venta, en cambio si la materia es suministrada por la
persona que encargó la obra el contrato es de arrendamiento.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Si ambas partes suministran la materia, el contrato será de compraventa o arrendamiento


según cual de ellas suministre la parte principal.

*** La importancia de que en el caso de una obra material sea calificada de compraventa dice
relación con que se entiende hecha la venta de una cosa futura, por tanto, condicionado al hecho de
aceptarla el que encargó la obra, lo que implica que los riesgos son del artífice, salvo que el que
encargó la obra se haya constituido en mora de declarar si aprueba o no la obra.

*** Cuando es arrendamiento se sujeta a las reglas generales, con las siguientes modificaciones:
Si la materia se pierde el riesgo es del dueño, salvo que sea por culpa del artífice o por culpa de las
personas que le sirven.
El artífice aunque la cosa perezca sin culpa suya o de sus dependientes pierde su trabajo porque no
podrá reclamar el precio, salvo:
- Si la obra ha sido reconocida y aprobada,
- Si no ha sido reconocida y aprobada por mora del que encargó la obra,
- Si la cosa perece por vicio de la materia suministrada por el que encargó la obra, salvo que el vicio
sea de aquellos que el artífice por su oficio haya debido conocer, o que conociéndolo no haya dado
aviso oportuno.

Para el caso de que las partes no hayan estipulado precio, se presumirá que han convenido
el que ordinariamente se paga por la misma especie de obra, y a falta de éste por el que se
estimare equitativo por peritos.

Cuando las partes han otorgado a un tercero la tarea de fijar el precio y éste fallece antes de
la ejecución de la obra será nulo el contrato, en cambio si fallece después de la ejecución de la obra
se fijará por peritos.

Obligaciones de las partes:


Del que encarga la obra: Pagar el precio
Declarar si aprueba o rechaza

Del artífice: Ejecutar la obra

Terminación del contrato:


** Por la voluntad unilateral del que encargó la obra, pero debe reembolsar al artífice todos los
costos y dándole lo que valga el trabajo hecho y lo que hubiera podido ganar en la obra.
** Por la muerte del artífice.

ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS INMATERIALES:


Se refiere a aquellos en que predomina la inteligencia sobre el esfuerzo puramente manual.

Existen tres clases:


1º Servicios aislados en que predomina la inteligencia sobre la obra de mano, como una
composición musical o la corrección tipográfica de un impreso.
A ellas se aplican las normas del arrendamiento para la confección de una obra material.

2º Servicios que consisten en una larga serie de actos, como por ejemplo los escritores asalariados
para la prensa se sujetan a las reglas dadas por el Código del Trabajo.

3º Servicios prestados por profesionales, se sujetan a las reglas del mandato y subsidiariamente a
las del arrendamiento de servicios del Código del Trabajo.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

84.- CONTRATO DE SOCIEDAD


a) CONCEPTO
b) NATURALEZA JURIDICA
c) ELEMENTOS
d) EFECTOS
e) EXTINCION

a) Concepto: Art. 2053: "La sociedad o compañía es un contrato en que dos o más personas
estipulan poner algo en común con la mira de repartir entre sí los beneficios que de ello provengan.
La sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados."

b) Naturaleza Jurídica: Es un contrato bilateral porque impone obligaciones a todas las partes que
intervienen, conmutativo porque las prestaciones de las partes se miran como equivalentes,
oneroso porque reporta utilidades a todas las partes, consensual, salvo las excepciones.

Es un contrato intuito personae porque descansa en la confianza recíproca, salvo en las


sociedades anónimas donde lo importante es el capital.

c) Elementos: Cualquiera sea el tipo de sociedad los elementos son:


* Aporte
* Participación en las utilidades y contribución en las pérdidas * Affectio
societatis.

* Aporte de los socios, es de la esencia del contrato "poner algo en común", así lo señala el Art.
2053 y lo reafirma el 2055: " No hay sociedad, si cada uno de los socios no pone alguna cosa en
común.", el aporte tiene una importancia fundamental ya arranca de los fines que tuvieron los socios
al contratar es necesario dotarla de un patrimonio propio distinto del de los socios individualmente
considerados, lo que se logra justamente con los aportes, los que pueden consistir en una industria
servicio o trabajo apreciable en dinero, sea que el aporte se efectúe en propiedad o en usufructo.

Requisitos del aporte:

- Debe ser apreciable en dinero


- Debe ser a título singular, ya que de acuerdo al Art. 2056
" Se prohibe toda sociedad a título universal, sea de bienes presentes y venideros, o de
unos y otros.
Se prohibe además toda sociedad de ganancias, a título universal, excepto entre cónyuges."
* Participación en las utilidades y contribución en las pérdidas, es de la esencia del contrato
participar en las utilidades o beneficios de la sociedad, así lo señala el Art. 2055 inc. 2º "Tampoco
hay sociedad son participación de beneficios".
Asimismo el beneficio debe ser estimable en dinero, según lo señala el Art. 2055 inc. 3º " No
se entiende por beneficio el puramente moral, no apreciable en dinero."

Monto de la participación en las utilidades; Determinación:

1º Según lo que estipulen las partes. Art.2066


2º Según la determinación que haga el tercero designado por las partes, y en el caso de que éste
fallezca o se imposibilite antes de hacerlo la sociedad es nula. Art. 2067.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

3º A falta de estipulación expresa se entenderá que la división de los beneficios debe ser a prorrata
de los valores que cada socio ha puesto en el fondo social, y la división de las pérdidas a prorrata
de la división de los beneficios.
Para el caso del socio que aporta su industria, servicio o trabajo y no hubiere estipulación
que determine su cuota en los beneficios sociales, se fijará esta cuota en caso necesario por el juez.

Contribución en las pérdidas:

1º De acuerdo a lo que hayan estipulado en el contrato.


2º A falta de estipulación debe hacerse la distribución de las pérdidas a prorrata de la división de los
beneficios.
Tratándose del socio industrial si no hubiere estipulación en su contribución a la pérdida, se
entenderá que no le cabe otra que la de dicha industria, trabajo o servicio.

* Afectio societatis, las partes deben asociarse con el propósito de formar una sociedad.

SOCIEDAD DE HECHO:
Art. 2057 inc. 1º: " Si se formare de hecho una sociedad que no pueda
subsistir, ni como sociedad, ni como donación, ni como contrato alguno, cada socio tendrá la
facultad de pedir que se liquiden las operaciones anteriores y de sacar sus aportes."
Art. 2058: " La nulidad del contrato de sociedad no perjudica a las acciones que
corresponden a terceros de buena fe contra todos y cada uno de los asociados por las operaciones
de la sociedad, si existiere de hecho."
Art. 363 Cód. de Comercio: " El que contratare con una sociedad que no ha sido legalmente
constituida, no puede sustraerse por esta razón al cumplimiento de sus obligaciones."

"LA SOCIEDAD FORMA UNA PERSONA JURIDICA, DISTINTA DE LOS SOCIOS


INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS", esto significa que la sociedad tiene patrimonio propio,
nombre, domicilio y nacionalidad.

Clases de Sociedad:

I.- Atendiendo al objeto pueden ser: Civiles


Comerciales

II.- Según la organización y la


responsabilidad de los socios: Colectiva
En comandita
Anónima
De Responsabilidad Limitada
Sociedades Civiles y Comerciales: Art. 2059 " La sociedad puede ser civil o comercial.
Son sociedades comerciales las que se forman para negocios que la ley califica de actos de
comercio, las otras son sociedades civiles."

Importancia de esta clasificación:


- Se constituyen de manera diferente, las civiles por regla general son consensuales, en cambio las
comerciales son solemnes.
- La responsabilidad de los socios es distinta si se trata de unas u otras.
- Por regla general las sociedades civiles no están obligadas a llevar contabilidad, las comerciales
deben llevarla obligatoriamente.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Sociedades colectivas, anónimas, en comandita y de responsabilidad limitada: Esta clasificación


atiende a las características formales como la forma de administración, la responsabilidad de los
socios, el uso de la razón social y la cesibilidad de los derechos sociales.

Sociedades Colectivas:

Son sociedades que se constituyen en base a la confianza recíproca entre los asociados, en
la cual todos administran y tienen, en principio, el uso de la razón social y responden con todos sus
bienes de las deudas de la sociedad en proporción a sus aportes. La razón social en esta clase de
sociedades está formada por el nombre de uno o varios de los socios, seguido de la expresión "y
compañía".
Los socios no pueden ceder su cuota de interés en la sociedad por tratarse de un contrato
intuito personae.

Sociedades Anónimas:
Art. 2061 inc. 4º: " Sociedad Anónima es aquella formada por la reunión de un fondo común,
suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos aportes y administrada por un
directorio integrado por miembros esencialmente revocables."
Art. 1 Ley Sobre Soc. Anónimas " La sociedad anónima es una persona jurídica formada por
la reunión de un fondo común, suministrado por accionistas responsables sólo por sus respectivos
aportes y administrada por un directorio integrado por miembros esencialmente revocables."
Se trata de una sociedad de capitales en la cual los socios pueden ceder libremente su parte
en la sociedad, representada por un título negociable denominado acción.

Sociedades En Comandita:

En ellas hay dos tipos de socios: Los que aportan bienes para constituir el capital social,
llamados socios Comanditarios, y los que tienen a su cargo la administración exclusiva de la
sociedad, llamados socios Gestores.
Se trata de sociedades de carácter mixto por cuanto los socios comanditarios o capitalistas
se rigen, en principio, por las normas de las sociedades de capitales, en tanto que los socios
gestores se rigen por las reglas aplicables a las sociedades de personas. Hay dos clases de
sociedades en comandita: la en comandita simple y la en comandita por acciones.

Sociedades de Responsabilidad Limitada:

Son aquellas en que los socios limitan su responsabilidad al monto de sus aportes o de la
suma que a más de éstos se indique. El contrato es solemne debe hacerse por escritura pública e
inscribirse en el registro de comercio y publicarse en el diario oficial. La razón social debe terminar
con la palabra "limitada", ya que la omisión hace solidariamente responsables a los socios de las
deudas sociales.
d) Efectos del contrato de sociedad: Derechos y obligaciones.

Obligaciones de los socios para con la sociedad:

- Efectuar el aporte.
- Obligación de sanear la evicción del cuerpo cierto aportado.
- obligación de cuidar como buen padre de familia los intereses sociales.

Obligaciones de la sociedad para con los socios:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

- La sociedad debe reembolsar a los socios las sumas que hubieren adelantado con conocimiento
de ella, por las obligaciones que para los negocios sociales hubiere contraído legítimamente y de
buena fe.
- La sociedad debe resarcir los perjuicios que se le hayan ocasionado.

Responsabilidad de los socios:

En la sociedad colectiva civil, los socios responden de las deudas sociales a prorrata de su
interés en la sociedad, es decir es ilimitada, pero no solidaria, salvo estipulación en contrario; La
cuota del insolvente gravará a los otros.

En la sociedad colectiva comercial, los socios responden ilimitada y solidariamente de las


deudas sociales y está vedado todo pacto que tienda a abolir dicha responsabilidad.

En la sociedad en comandita la responsabilidad de los socios comanditarios es la misma


que la de los socios colectivos, en cambio los socios gestores se obligan solo hasta el monto de sus
aportes.

En las sociedades de responsabilidad limitada los socios responden sólo hasta la


concurrencia de sus aportes o de la suma a que más de éstos se indique.

En las sociedades anónimas la responsabilidad de los socios se limita al monto de sus


aportes o acciones.

e) Extinción o Disolución: La sociedad colectiva sea civil o comercial, y la sociedad de


responsabilidad limitada se disuelven por:

1.- La expiración del plazo o el evento de una condición,


2.- El término del negocio,
3.- La insolvencia de la sociedad,
4.- La pérdida total de los bienes sociales,
5.- El incumplimiento de la obligación de efectuar el aporte,
6.- La muerte de uno de los socios
7.- La incapacidad sobreviniente de un socio,
8.- La insolvencia sobreviniente de un socio,
9.- El acuerdo unánime de los socios,
10.- La renuncia de uno de los socios.

Una vez disuelta la sociedad se debe proceder a liquidarla, para estos efectos su
personalidad jurídica subsiste.

La sociedad en comandita no termina por la muerte de un socio comanditario, pero si por la


muerte de un socio gestor, salvo estipulación en contrario.

Art. 103 Ley de Sociedades Anónimas : " La sociedad anónima se disuelve:


1.- Por el vencimiento del plazo de su duración, si lo hubiere;
2.- Por reunirse todas las acciones en manos de una sola persona;
3.- Por acuerdo de junta general extraordinaria de accionistas;
4.- Por revocación de la autorización de existencia de conformidad con lo que disponga la ley;
5.- Por sentencia judicial ejecutoriada en el caso de las sociedades no sometidas a la fiscalización
de la superintendencia en razón de esta ley o de otras leyes;

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

6.- Por las demás causales establecidas en el estatuto."

85.- CONTRATO DE COMODATO O PRESTAMO DE USO


a) CONCEPTO
b) CLASES
c) EFECTOS

a) Concepto:

Art. 2174 : " El comodato o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la
otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, y con cargo de restituir la
misma especie después de terminado el uso.
Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa."

Características :

1º Es un contrato real, se perfecciona por la entrega de la cosa.


2º Es un contrato gratuito, es de la esencia, ya que si se estipula una remuneración degenerará, por
ejemplo en un arriendo.
3º Es un contrato unilateral, ya que sólo una parte se obliga, el comodatario que se obliga a restituir
la cosa prestada, la entrega que hace el comodante no es una obligación sino un requisito del
contrato.
4º El comodato o préstamo de uso es un título de mera tenencia, así el comodante conserva la
posesión de la cosa.
5º La regla general es que las cosas que se den en comodato no sean fungibles, ya que se debe
restituir la misma cosa.
6º Puede darse en comodato una cosa ajena, y si el dueño la reclama antes de expirado el
comodato no tendrá acción el comodatario contra el comodante salvo que éste haya sabido que la
cosa era ajena y no lo haya advertido al comodatario.
7º Respecto a la prueba del comodato dispone el Art. 2175 " El contrato de comodato podrá
probarse por testigos, cualquiera sea el valor de la cosa prestada."

b) Clases de Comodato:

El comodato puede ser simple comodato o comodato precario.


Art. 2194 : " El comodato toma el título de precario si el comodante se reserva la facultad de pedir la
restitución de la cosa prestada en cualquier tiempo."
Art. 2195 : " Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija
tiempo para su restitución.
Constituye también precario la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato y por
ignorancia o mera tolerancia del dueño."

c) Efectos del comodato:


Como es un contrato unilateral sólo engendra obligaciones para el comodatario.

Obligaciones del comodatario:

1º Conservar la cosa, como el contrato le reporta sólo a él utilidad responde hasta de la culpa
levísima. Art. 2178 " El comodatario es obligado a emplear el mayor cuidado en la conservación de
la cosa, y responde hasta de la culpa levísima."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Pero podría suceder que responda de otra clase de culpa, por ejemplo cuando el contrato
cede en beneficio de ambas partes (culpa leve) o cuando cede sólo en beneficio del comodante
(culpa lata).
Por regla general el comodatario es responsable de los deterioros de la cosa hasta por su
culpa levísima.
No es responsable de los deterioros que provengan de la naturaleza de la cosa, del uso
legítimo de la cosa, o de un caso fortuito, salvo cuando expresamente se ha hecho responsable,
cuando el caso fortuito ha sobrevenido por su culpa, aunque levísima, cuando ha dado un uso
indebido a la cosa o se ha constituido en mora de restituir, salvo que pruebe que el caso fortuito
hubiera sobrevenido igualmente sin el uso ilegítimo o la mora, también responde del caso fortuito
cuando en la alternativa de salvar de un accidente la cosa prestada o la suya, ha preferido
deliberadamente la suya.

2º Usar la cosa en los términos convenidos o según el uso ordinario de la cosa, Art. 2177 " El
comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso convenido, o a falta de convención, en el uso
ordinario de las de su clase.
En el caso de contravención, podrá el comodante exigir la reparación de todo perjuicio, y la
restitución inmediata, aunque para la restitución se haya estipulado plazo."

3º Restituir la cosa, esta obligación del comodatario está consagrada en el Art. 2180 " El
comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido; o a falta de convención,
después del uso para que ha sido prestada.
Pero podrá exigirse la restitución aun antes del tiempo estipulado, en tres casos :
1.º Si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que
no pueda diferirse o suspenderse;
2.ºSi sobreviene al comodante una necesidad imprevista y urgente de la cosa;
3.º Si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa."

Casos en que el comodante puede negarse a restituir:

No puede negarse a restituir a pretexto de que la retiene para seguridad de lo que el


comodante le deba, ni de que la cosa prestada no pertenece al comodante, pero si puede retener la
cosa en los siguientes casos :
a) Puede el comodatario negarse a restituir y retener la cosa prestada para la seguridad de las
indemnizaciones que el comodante le deba.
b) Debe negarse a restituir cuando la cosa se embargue en su poder por orden judicial.
c) Tratándose de una cosa perdida, robada o hurtada debe el comodatario dar aviso al dueño y
retener la cosa durante un plazo prudente para que este la reclame, en caso de no reclamarla el
dueño deberá el comodatario restituirla al comodante. En caso de que el comodatario no diere aviso
al dueño se hará responsable de los perjuicios que de la restitución se sigan al dueño.
d) El comodatario está obligado a suspender la restitución de toda especie de armas ofensivas y de
toda otra cosa de que se sepa se trata de hacer un uso criminal; pero deberá ponerlas a disposición
del juez.
e) Debe el comodatario suspender la restitución cuando el comodante ha perdido el juicio y carece
de curador.
f) Cesa la obligación de restituir cuando descubre que él es el verdadero dueño de la cosa, pero en
caso que el comodante le dispute el dominio deberá restituirle la cosa, salvo que pruebe breve y
sumariamente su dominio.

A quién debe hacerse la restitución de la cosa :

La restitución debe hacerse al comodante o a quién pueda recibir en su nombre.

207
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Si la cosa ha sido prestada por un incapaz que usaba de ella con autorización de su representante
legal, es válida la restitución hecha al incapaz para que siga usándola.

El comodante dispone de la acción personal nacida del comodato para exigir la restitución
de la cosa, pero esta acción sólo podrá intentarla en contra del comodatario o sus herederos, para
el caso que la cosa haya salido del poder de estos sólo podrá accionar la acción reivindicatoria.

Pese a que el comodato es un contrato unilateral que sólo engendra obligaciones para el
comodatario hay casos en que el comodante puede resultar obligado a pagar expensas de
conservación y los perjuicios ocasionados al comodatario.
Estará obligado a pagar las expensas extraordinarias y urgentes, o sea cuando no haya sido posible
consultarle y se presuma que teniendo él la cosa no hubiere dejado de hacerlas.
Estará obligado a indemnizar los perjuicios causados al comodatario por la mala calidad o condición
de la cosa, siempre que :
- La mala calidad haya sido conocida y no declarada por el comodante,
- Que sea de tal naturaleza que fuere probable que hubiese de ocasionar perjuicios,
- Que el comodatario no hubiere podido con mediano cuidado conocerla o precaver los perjuicios.

Art. 2193: " El comodatario podrá retener la cosa prestada mientras no se efectúa la indemnización
de que se trata en los dos artículos precedentes; salvo que el comodante caucione el pago de la
cantidad en que se le condenare." Este es el derecho legal de retención del comodatario.

Art. 2189: " Si la cosa ha sido prestada a muchos, todos son solidariamente responsables." Esto se
refiere a las indemnizaciones que se deban por los daños causados a la cosa. La obligación de
restituir es indivisible. (1526 Nº 2).

Los derechos y obligaciones del comodante pasan a sus herederos, en cambio el derecho de usar
la cosa no pasa a los herederos del comodatario, salvo en el caso de haberse prestado la cosa para
un uso determinado que no pueda suspenderse o diferirse. Los herederos del comodatario están
obligados a restituir la cosa y en el caso de haber enajenado la cosa sin saber que era prestada
podrá el comodante (cuando no ejerza la reivindicatoria) exigir que los herederos le pague el justo
precio de la cosa o que le cedan las acciones que en virtud de la enajenación tuvieren. Para el caso
de que enajenaren la cosa sabiendo que era prestada deberán resarcir todo perjuicio al comodante
y podrán ser perseguidos por el delito que corresponda (Estafa Art.470 Nº.1 C.Penal).

86.- TEORIA DEL CUASICONTRATO


a) EL PAGO DE LO NO DEBIDO
b) LA COMUNIDAD
c) LA AGENCIA OFICIOSA

De acuerdo al Art. 1437 las obligaciones que nacen de un hecho voluntario de la


persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los
cuasicontratos.
Art. 2284 : " Las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley, o del hecho
voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella.
Si el hecho de que nacen es lícito, constituye un cuasicontrato..."
Así "cuasicontrato" es un hecho voluntario de la persona que se obliga, no convencional y lícito que
produce obligaciones.

208
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art. 2285: " Hay tres principales cuasicontratos: La agencia oficiosa, el pago de lo no debido y la
comunidad."
Otros cuasicontratos:
** Art.1437 : La aceptación de una herencia o legado.
** El depósito necesario que hace un incapaz que se encuentra en su sana razón constituye un
cuasicontrato que obliga al depositario sin la autorización de su representante legal. (2238)
** Las sociedades mineras que nacen de un hecho constituyen un cuasicontrato. (136 C.de
Minería).

El fundamento de los cuasicontratos está en el principio de que nadie puede enriquecerse sin
causa, es decir cada vez que se produzca este enriquecimiento se tendrá la acción in rem verso.
Las condiciones para que tenga lugar la acción in rem verso en el enriquecimiento sin causa son:
- Que una persona se haya enriquecido
- Que otra se haya empobrecido como consecuencia de lo anterior
- Que el enriquecimiento sea injusto, ilegítimo, sin causa
- Que la víctima no tenga otro medio para obtener la reparación que la acción in rem verso.

a) El pago de lo no debido :

Existe el pago de lo no debido cada vez que se paga por error, es decir sin que exista obligación
alguna llamada a extinguirse.

Art. 2295 : " Si el que por error ha hecho un pago, prueba que no lo debía, tiene derecho para
repetir lo pagado."
El Art. se refiere tanto al error de hecho como al de derecho, así lo confirma el 2297 al señalar " Se
podrá repetir aun lo que se ha pagado por error de derecho, cuando el pago no tenía por
fundamento ni aun una obligación puramente natural."

Requisitos del pago de lo no debido :

1º Que no exista obligación


2º Que el pago se haya hecho por error

Es necesario para intentar la acción de pago de lo no debido probar :


- el hecho del pago
- que el pago era indebido, que no existía una obligación ni aun natural, o si existía, el que pagó no
era el deudor, o en caso de serlo, no hizo el pago al verdadero acreedor.

El Art. 2298 inc. 2º Establece que en caso de que el demandado niegue el pago tocará al
demandado probarlo, pero una vez probado se presumirá que era indebido.

Efectos del pago de lo no debido:

El pago de lo no debido genera la obligación de restituir lo indebidamente recibido. Hay que


distinguir,

Si recibió de buena fe : 2300 - 2301 - 2302


- El que ha recibido dinero o cosa fungible que no se le debía, es obligado a la restitución de otro
tanto del mismo género y calidad.
- El que ha recibido de buena fe no responde de los deterioros o pérdidas de la especie que se le
dio en falso concepto de debérsele, aunque hayan sobrevenido por negligencia suya; salvo en
cuanto le hayan hecho más rico.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

- El que de buena fe ha vendido la especie que se le dio como deuda, sin serlo, es sólo obligado a
restituir el precio de la venta, y a ceder las acciones que tenga contra el comprador que no le haya
pagado íntegramente.

Si recibió de mala fe: (A sabiendas de que no se le debía)


- Si ha recibido dinero o cosas fungibles además de restituir otro tanto del mismo género y calidad
debe también los intereses corrientes.
- Si recibió de mala fe una especie o cuerpo cierto, contrae todas las obligaciones del poseedor de
mala fe.
- Es responsable de los deterioros y pérdidas aunque no le hayan aprovechado, debe restituir los
frutos percibidos y aun los que pudo percibir con mediana diligencia y actividad.
- En el caso de haber vendido la cosa es obligado como todo poseedor que dolosamente ha dejado
de poseer, es decir de acuerdo al Art. 900 " Contra el que poseía de mala fe y por hecho o culpa
suya ha dejado de poseer, podrá intentarse la acción de dominio, como si actualmente poseyese."

Acciones del que pagó lo que no debía en contra de los terceros poseedores: Art. 2303
" El que pagó lo que no debía, no puede perseguir la especie poseída por un tercero de buena fe, a
título oneroso; pero tendrá derecho para que el tercero que la tiene por cualquier titulo lucrativo
(adquirente a título gratuito), se la restituya, si la especie es reivindicable y existe en su poder.(en el
caso del adquirente a título gratuito no importa su buena o mala fe.)
" Las obligaciones del donatario que restituye son las mismas que las de su autor, según el artículo
2301."(de buena fe no responde de los deterioros aunque sean por su hecho o culpa, salvo en lo
que se hubiere hecho más rico).

b) La comunidad:

Art. 2304 : " La comunidad de una cosa universal o singular, entre dos o más personas, sin que
ninguna de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa es
una especie de cuasicontrato."

La comunidad puede tener su origen en diversas circunstancias, pero lo característicos es que los
comuneros no hayan celebrado convención alguna referida a la administración de los bienes
comunes, entonces opera el cuasicontrato de comunidad que señala la forma de administración de
dichos bienes.

Derechos de los comuneros en la comunidad : 2305 : " El derecho de cada uno de los comuneros
sobre la cosa común es el mismo que el de los socios en el haber social." Este artículo se refiere a
las facultades que otorga a cada comunero, estas son:
- Usar las cosas comunes, esto debe hacerse según su destino ordinario y sin perjuicio del justo uso
de otro comunero.
- contribución a las expensas de conservación, cada comunero tiene derecho para obligar a los
demás comuneros a las expensas de las cosas comunes.
- Con respecto a las innovaciones en la cosa en común ningún comunero tiene derecho a hacerlas
sin la autorización de los demás.
- Todo comunero puede oponerse a los actos de administración de los otros, esto significa que si un
comunero se opone al acto, éste no puede realizarse aunque todos los demás estén de acuerdo.
- El comunero debe conducirse como un buen padre de familia y responde hasta de culpa leve por
los daños que haya causado en las cosas y negocios comunes.
Las deudas contraídas por un comunero en interés de la comunidad pesan sólo sobre él, sin
perjuicio de su acción de reembolso en contra de los demás comuneros.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Las deudas contraídas por todos los comuneros colectivamente se dividen entre ellos por partes
iguales, a menos que se haya estipulado solidaridad o pactado otra forma de división, pero el
comunero que ha pagado más de lo que le corresponde tiene acción de reembolso contra los otros.
La cuota del comunero insolvente grava a los demás. (2311), pero sólo referido a las relaciones
entre los comuneros con motivo de las prestaciones que se deban entre sí.

A diferencia de la sociedad en que el socio no puede enajenar su cuota en la sociedad, el comunero


puede enajenar su cuota en la comunidad, aun sin el consentimiento de los demás comuneros.

Terminación de la comunidad : Art. 2312 : " La comunidad termina,


1.º Por la reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona;
2.º Por la destrucción de la cosa común;
3.º Por la división del haber común."

La acción de partición es imprescriptible. Art. 1317: " Ninguno de los coasignatarios de una cosa
universal o singular será obligado a permanecer en la indivisión; la partición del objeto asignado
podrá siempre pedirse con tal que los coasignatarios no hayan estipulado lo contrario.
No puede estipularse indivisión por más de cinco años, pero cumplido este término podrá renovarse
el pacto.
Las disposiciones precedentes no se extienden a los lagos de dominio privado, ni a los derechos de
servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener indivisas, como la propiedad fiduciaria."
c) La agencia oficiosa:

Art. 2286: " La agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos, llamada comúnmente gestión de
negocios, es un cuasicontrato por el cual el que administra sin mandato los negocios de alguna
persona, se obliga para con ésta, y la obliga en ciertos casos."

Art. 2291: " El que administra un negocio ajeno contra la expresa prohibición del interesado, no tiene
demanda contra él, sino en cuanto esa gestión le hubiere sido efectivamente útil, y existiere la
utilidad al tiempo de la demanda; por ejemplo, si de la gestión ha resultado la extinción de una
deuda, que sin ella hubiera debido pagar el interesado.
El juez, sin embargo, concederá en este caso al interesado el plazo que pida para el pago
de la demanda, y que por las circunstancias del demandado parezca equitativo."

Art. 2292: " El que creyendo hacer su propio negocio hace el de otra persona, tiene derecho para
ser reembolsado hasta concurrencia de la utilidad efectiva que hubiere resultado a dicha persona, y
que existiere al tiempo de la demanda."

Art.2293: " El que creyendo hacer el negocio de una persona, hace el de otra, tiene respecto de ésta
los mismos derechos y obligaciones que habría tenido si se hubiese propuesto servir al verdadero
interesado."

Capacidad : El gerente o gestor debe ser capaz de obligarse, en cambio el interesado que no
realiza gestión alguna puede ser un incapaz.

La agencia oficiosa en juicio : En principio sólo puede representar a una persona su mandatario,
pero en determinados casos puede el juez admitir a un agente oficioso que rinda garantía y fijarle un
plazo dentro del cual el interesado deba ratificar lo obrado por el agente oficioso, debe estar
habilitado para comparecer en juicio.
Efectos de la agencia oficiosa :
Obligaciones del gerente
Obligaciones del interesado

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Obligaciones del Gerente:

* Debe emplear en la gestión el cuidado de un buen padre de familia, pero si se ha hecho cargo de
la gestión para salvar un peligro inminente sólo es responsable del dolo o de la culpa grave, y si ha
tomado voluntariamente la gestión es responsable hasta de la culpa leve, salvo que se haya
ofrecido a ella, impidiendo que otros lo hiciesen, pues en este caso responderá de toda culpa.

* El agente debe hacerse cargo de todas las dependencias del negocio, esto es, no puede limitar
su gestión, debe llevar a cabo todas las gestiones que la naturaleza del negocio involucre.

* Una vez que asume el negocio debe continuarlo hasta que el interesado pueda tomarlo a su
cuidado o encomendarlo a otra persona, muerto el interesado debe continuar la gestión hasta que
los herederos dispongan.

* Debe el gerente o agente oficioso rendir cuenta de su gestión.

Obligaciones del interesado : Sólo se obliga a condición de que la gestión le haya sido útil. (2290)

* Cumplirá el interesado las obligaciones que el gerente ha contraído en la gestión si el negocio ha


sido bien administrado.

* Debe reembolsar al gerente las expensas útiles o necesarias que haya efectuado.

* No está el interesado obligado a pagar salario alguno al gerente.

87.- DERECHO DE FAMILIA


a) Concepto
b) Contenido
c) Características
d) Fuentes de la relación de familia

a) Concepto:

Se denominan derechos de familia las vinculaciones jurídicas establecidas por la ley


respecto de los individuos que han contraído matrimonio o que se han conocido carnalmente, o
que están unidos por parentesco.

La Familia desde un punto de vista amplio es el conjunto de individuos que, viviendo bajo
un mismo techo y con los recursos proporcionados por el jefe del hogar, se hallan subordinados
a la dirección de éste.

En sentido restringido y jurídicamente considerada la familia es un conjunto de individuos


unidos por vínculo de matrimonio o de parentesco.

b) Contenido del derecho de familia:


El derecho de familia regula todo lo que dice relación con ella, cuales son sus orígenes,
dentro de ello, el matrimonio, el parentesco, efectos del matrimonio, derechos y obligaciones
entre los cónyuges, respecto de los hijos, etc.

c) Características:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

 Los derechos de familia son de orden público, quedan al margen de la autonomía de la


voluntad.
 Ordinariamente son intuito personae, es decir, no pueden cederse ni venderse.
 Los derechos de familia no pueden perderse o ganarse por prescripción.
 Los derechos de familia son irrenunciables, ya que son derechos, pero a la vez deberes, que
no pueden dejar de cumplirse por la sólo voluntad de una persona.

d) Fuentes de la relación de familia:


Las fuentes de la relación de familia son: el matrimonio, el parentesco, la adopción.

Matrimonio, Art. 102 "El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se
unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de
auxiliarse mutuamente."

Parentesco, Es la relación de familia existente entre dos personas.

Adopción, Es un acto jurídico que crea entre dos personas relaciones ficticias y puramente civiles
de parentesco y filiación.

88.- PARENTESCO
a) Concepto
b) Clases
c) Importancia
d) Efectos

a) Concepto:
El parentesco es la relación de familia que existe entre dos personas.

b) Clases:
Atendiendo a si la relación se establece por vínculos de sangre o a la existencia de relaciones
sexuales el parentesco puede ser:

Por Consanguinidad: Son parientes consanguíneos los que tienen la misma sangre, el
parentesco puede ser Legítimo o Ilegítimo, atendiendo a si las generaciones de que resulta han
sido autorizadas por la ley.

Art. 28: "Parentesco legítimo de consanguinidad es aquel en que todas las generaciones de que
resulta han sido autorizadas por la ley; como entre dos primos hermanos, hijos legítimos de dos
hermanos, que han sido también hijos legítimos del abuelo común."
Art. 29: "Consanguinidad ilegítima es aquella en que una o más de las generaciones de que
resulta, no han sido autorizadas por la ley; como entre dos primos hermanos, hijos legítimos de
dos hermanos, uno de los cuales ha sido hijo ilegítimo del abuelo común."

Por Afinidad: Esta clase de parentesco nace de las relaciones sexuales. Puede ser legítima o
Ilegítima atendiendo a si las generaciones de que resulta han sido o no autorizadas por la ley.

Art. 31: "Afinidad legítima es la que existe entre una persona que está o ha estado casada y los
consanguíneos legítimos de su marido o mujer.

La línea y el grado de la afinidad legítima de una persona con un consanguíneo de su


marido o mujer, se califican por la línea y grado de consanguinidad legítima del dicho marido o

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

mujer con el dicho consanguíneo. Así un varón está en primer grado de afinidad legítima, en la
línea recta, con los hijos habidos por su mujer en anterior matrimonio; y en segundo grado de
afinidad legítima, en la línea transversal, con los hermanos legítimos de su mujer."

Art. 32: "Es afinidad ilegítima la que existe entre una de dos personas que no han contraído
matrimonio y se han conocido carnalmente, y los consanguíneos legítimos o ilegítimos de la otra,
o entre una de dos personas que están o han estado casadas y los consanguíneos ilegítimos de
la otra."

FORMA DE COMPUTAR EL PARENTESCO: Art. 27


El parentesco por consanguinidad se computa por la línea y el grado.

GRADO: Es el número de generaciones que separa a una persona de otra.

LINEA: Es la serie de personas que descienden unas de otras.


La línea puede ser: Recta o Colateral.

Art. 27: "Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de
generaciones. Así el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos
hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí.
Cuando una de las dos personas es ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea
recta; y cuando las dos personas proceden de un ascendiente común, y una de ellas no es
ascendiente de la otra, la consanguinidad es en línea colateral o transversal."

c) Importancia:
El parentesco da origen a las relaciones de familia, y con ello genera derechos y
obligaciones recíprocos.

Entre otras, la obligación de dar alimentos encuentra su origen, salvo excepciones, en el


parentesco, sea legítimo, natural o ilegítimo. El derecho a pedir alimentos es irrenunciable,
imprescriptible, intransferible, inembargable.

Art. 321: "Se deben alimentos:


1º Al cónyuge; (congruos)
2º A los descendientes legítimos; (congruos)
3º A los ascendientes legítimos;(congruos)
4º A los hijos naturales y a su posteridad legítima; (congruos)
5º A los padres naturales;
6º A los hijos ilegítimos, según el título XIV de este libro;
7º A la madre ilegítima, según el artículo 291, inciso 2º;(salvo que lo haya abandonado)
8º A los hermanos legítimos; y
9º Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada.(congruos)

La acción del donante se dirigirá contra el donatario.

No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que una ley
expresa se los niegue."

De acuerdo a la ley de adopción existe la obligación de alimentos entre adoptante y


adoptado.(congruos).

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Alimentos Congruos: Son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de un
modo correspondiente a su posición social.
Alimentos Necesarios: Los que le dan lo que basta para sustentar la vida.

Los alimentos sean congruos o necesarios, comprenden la obligación de proporcionar al


alimentario, menor de 21 años, la enseñanza primaria y la de alguna profesión u oficio. (323).

d) Efectos del parentesco:


* El parentesco es la vinculación más grande que establece el derecho privado.

* El parentesco por afinidad crea un impedimento para contraer matrimonio.(sólo respecto de la


línea recta).

* Importa determinar quienes son parientes entre sí porque en algunas oportunidades la ley
establece que debe oírse a los parientes, se prefiere a los consanguíneos.

* Importa determinar el parentesco, por ejemplo porque no es válida ninguna disposición


testamentaria en favor del cuñado del notario.

89.- ESPONSALES
a) Concepto
b) Naturaleza Jurídica
c) Efectos

a) Concepto:
Art. 98: "Los esponsales o desposorio, o sea la promesa de matrimonio mutuamente aceptada,
es un hecho privado, que las leyes someten enteramente al honor y conciencia del individuo, y
que no produce obligación alguna ante la ley civil.

No se podrá alegar esta promesa ni para pedir que se lleve a efecto el matrimonio, ni para
demandar indemnización de perjuicios."

b) Naturaleza jurídica:
De acuerdo a la propia definición del art. 98 es un "hecho privado", pero el Art. 101 lo denomina
"contrato de esponsales", no es un contrato porque no genera obligaciones, así lo señala
expresamente el Art. 98. Sin embargo, algunos sostienen que engendraría una obligación
natural, ya que no da acción para alegar indemnización alguna pero, el Art. 99 faculta para
retener la multa si ésta se hubiere pagado, pero se sostiene que en realidad lo que produce la
obligación natural es la cláusula penal, que es una convención independiente, si bien accesoria,
no por eso deja de producir sus efectos.

c) Efectos:
* Art. 99, Si se hubiere estipulado multa para el caso del incumplimiento no hay acción para
cobrarla, pero si se ha pagado la multa no podrá pedirse su devolución.

* Es una agravante del delito de seducción.(101)

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

* Se puede demandar la restitución de las cosas donadas o entregadas bajo la condición de un


matrimonio que no se ha efectuado, este efecto es propio de las donaciones por causa de
matrimonio que se entienden implícitamente hechas bajo la condición de celebrarse el
matrimonio.(1789 inc. 2º).

90.- DEL MATRIMONIO


a) Concepto
b) Características del contrato
c) Requisitos de existencia
d) Requisitos de validez

a) Concepto:
Art. 102: "El matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen
actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear, y de auxiliarse
mutuamente."

b) Características:
 Es un contrato solemne
 Debe existir diferencia de sexos entre las partes
 Cada parte puede ser sólo una persona
 Los efectos del contrato son actuales, permanentes y perpetuos, no admite modalidades y no
puede extinguirse por acuerdo de las partes.
 El objeto del matrimonio es procrear, vivir juntos y auxiliarse mutuamente.

c) Requisitos de existencia:
Se refieren a aquellas causales que no están establecidas como causales de nulidad y que como
éstas son de derecho estricto habría casos en que el matrimonio es inexistente, como por
ejemplo:
** matrimonio entre personas del mismo sexo,

 falta de consentimiento, no se refiere a cuando haya vicios porque en ese caso sería nulo,
sino que se refiere a que haya ausencia de consentimiento.

 ausencia del oficial del registro civil, nadie lo puede sustituir.

d) Requisitos de validez:
Si falta alguno, el matrimonio existe, pero viciado.

* Consentimiento libre y espontáneo


* ausencia de impedimentos
* formalidades legales

Consentimiento libre y espontaneo:


Art. 33 Ley Matrimonio Civil "Falta el consentimiento libre y espontáneo en los casos siguientes:
1º Si ha habido error en cuanto a la identidad de la persona del otro contrayente;

2º Si ha habido fuerza, según los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil; (debe
ser actual, grave e injusta)

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

3º Si ha habido rapto, y al tiempo de celebrarse el matrimonio, no ha recobrado la mujer su


libertad."

Ausencia de impedimentos:
Impedimento: Es la falta de cualquiera de las condiciones o requisitos exigidos por el legislador
para contraer matrimonio.

Pueden ser: Simples impedimentos o dirimentes


Prohibiciones o impedientes

Impedimentos dirimentes: Pueden ser absolutos o relativos, según impidan el matrimonio con
cualquier persona o con una persona determinada.

Absolutos: Art. 4 LMC: "No podrán contraer matrimonio:


1. º Los que se hallaren ligados por vínculo matrimonial no disuelto;
2. º Los impúberes;
3. º Los que sufrieren de impotencia perpetua e incurable;
4. º Los que de palabra o por escrito no pudieren expresar su voluntad claramente;

Art.: 120 CC: "El matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las leyes del
mismo país, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes chilenas, no habilita a
ninguno de los dos cónyuges para casarse en Chile, mientras viviere el otro cónyuge."

Relativos: Art. 5 LMC: "Tampoco podrán contraer matrimonio entre sí:


1º Los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad;

2º Los colaterales por consanguinidad hasta el segundo grado inclusive;


Art. 6 LMC: "El cónyuge sobreviviente no podrá contraer matrimonio con el asesino o cómplice
en el asesinato de su marido o mujer."

Art. 7 LMC: "La mujer no podrá contraer matrimonio con su coreo en el delito de adulterio." (Este
delito ya no existe)

Art. 27 Ley sobre la Adopción: "Es nulo el matrimonio que contraiga el adoptante con el
adoptado, o el adoptado con el viudo o viuda del adoptante."

Art. 18 Ley sobre adopción de menores (18.703): "Es nulo el matrimonio que contraiga el
adoptante con el adoptado, o el adoptado con el viudo o viuda del adoptante."

Impedimentos impedientes o prohibiciones: La sanción a la falta de estos no es la nulidad sino


que es aquella que la ley señala para cada caso.

Impedimento de falta de consentimiento:


Art. 105 CC: "No podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el asenso o licencia de la
persona o personas cuyo consentimiento sea necesario según las reglas que van a expresarse,
o sin que conste que el respectivo contrayente no ha menester para casarse el consentimiento
de otra persona, o que ha obtenido el de la justicia en subsidio."

Art. 106 CC: "Los que hayan cumplido dieciocho años no estarán obligados a obtener el
consentimiento de persona alguna."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art. 107 CC: "Los que no hubieren cumplido dieciocho años no podrán casarse sin el
consentimiento expreso de su padre legítimo, o a falta de padre legítimo, el de la madre legítima,
o a falta de ambos, el del ascendiente o ascendientes legítimos de grado más próximo.
En igualdad de votos contrarios preferirá el favorable al matrimonio."

Tratándose del hijo natural debe consentir el padre o madre que lo haya reconocido
voluntariamente, si el reconocimiento no ha sido voluntario debe prestar su consentimiento el
curador general, y a falta de éste el oficial del registro civil.
Tratándose del hijo ilegítimo lo prestará su curador general si tuviere, o el oficial del registro civil.

Tratándose del adoptado debe prestar su consentimiento el adoptante, mientras subsista la


adopción.

Sólo el curador general y el oficial del registro civil están obligados a expresar causa para
negarse al asenso del matrimonio del menor, y en ese caso el menor tiene derecho a que lo
resuelva el juez.

Causales para negarse al disenso: Art. 113 "Las razones que justifican el disenso no podrán ser
otras que éstas:
1ª La existencia de cualquier impedimento legal, incluso el señalado en el artículo 116;
2ª El no haberse practicado alguna de las diligencias prescritas en el título de las segundas
nupcias, en su caso;
3ª Grave peligro para la salud del menor a quien se niega la licencia, o de la prole;
4ª Vida licenciosa, pasión inmoderada al juego, embriaguez habitual, de la persona con quién el
menor desea casarse;
5ª Haber sido condenada esa persona a cualquiera de las penas indicadas en el artículo 267, Nº
7; (4 años reclusión o presidio).
6ª No tener ninguno de los esposos medios actuales para el competente desempeño de las
obligaciones del matrimonio.

Efectos de la falta del asenso:


Art. 114: "El que no habiendo cumplido dieciocho años se casare sin el consentimiento de un
ascendiente, estando obligado a obtenerlo, podrá ser desheredado, no sólo por aquel o aquellos
cuyo consentimiento le fue necesario, sino por todos los otros ascendientes. Si alguno de éstos
muriere sin hacer testamento, no tendrá el descendiente más que la mitad de la porción de
bienes que le hubiera correspondido en la sucesión del difunto."

Art. 115: "El ascendiente sin cuyo necesario consentimiento se hubiere casado el descendiente,
podrá revocar por esta causa las donaciones que antes del matrimonio le haya hecho.
El matrimonio contraído sin el necesario consentimiento de otra persona no priva del
derecho de alimentos."
Impedimento de guarda:
Art. 116 CC: "Mientras que una persona no hubiere cumplido dieciocho años, no será lícito al
tutor o curador que haya administrado o administre sus bienes, casarse con ella, sin que la
cuenta de la administración haya sido aprobada por el juez, con audiencia del defensor de
menores.
Igual inhabilidad se extiende a los descendientes del tutor o curador para el matrimonio
con el pupilo o pupila.
El matrimonio celebrado en contravención a esta disposición, sujetará al tutor o curador
que lo haya contraído o permitido, a la pérdida de toda remuneración que por su cargo le
corresponda; sin perjuicio de las otras penas que las leyes le impongan.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

No habrá lugar a las disposiciones de este artículo, si el matrimonio es autorizado por el


ascendiente o ascendientes cuyo consentimiento fuere necesario para contraerlo."

Impedimento de segundas nupcias:


Art. 124: "El viudo o viuda que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad,
o bajo su tutela o curaduría, quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de
los bienes que esté administrando y les pertenezcan como herederos de su cónyuge difunto o
con cualquiera otro título.
Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial."

Art. 28 Ley de adopción (7.613): "El adoptante que, teniendo la patria potestad o la guarda de su
adoptado, quiera contraer matrimonio, deberá sujetarse a lo prescrito por los artículos 124 y 126
del Código Civil, y si los infringe deberá indemnizar al adoptado por los perjuicios que la omisión
del inventario le irrogue, presumiéndose culpa en el adoptante por el solo hecho de la omisión."
Art. 17 inc. 2º: "Si el adoptante contrajere matrimonio deberá sujetarse a lo prescrito por los
artículos 124 y 126 del Código civil, y si los infringe deberá indemnizar al adoptado por los
perjuicios que la omisión del inventario le irrogue, presumiéndose culpa en el adoptante por el
solo hecho de la omisión."

Art. 126 CC: "El oficial del registro civil correspondiente no permitirá el matrimonio del viudo o
viuda que trata de volver a casarse, sin que se le presente certificado auténtico del
nombramiento de curador especial para los objetos antedichos, o sin que preceda información
sumaria de que el viudo o viuda no tiene hijos de precedente matrimonio, que estén bajo su
patria potestad o bajo su tutela o curaduría."

Este impedimento consiste en que debe nombrarse a los hijos del viudo o viuda un curador
especial para que confeccione un inventario solemne de los bienes que el viudo o viuda
administra; tiene por objeto evitar que los patrimonios se confundan con los bienes de otros hijos
que puedan nacer después, de ahí que aún no teniendo bienes, debe hacerse, para dejar
constancia de esa circunstancia.

Sanciones:
 El padre o madre no podrán suceder abintestato a su hijo.
 Pierden la legítima que les corresponda en la herencia del hijo.

En el caso de la mujer el impedimento de segundas nupcias se refiere, además, al hecho


de que no puede contraer nuevo matrimonio la viuda o anulada embarazada, antes del parto o si
no hay señales de preñez antes de cumplirse los doscientos setenta días subsiguientes a la
disolución o declaración de nulidad. Pero se podrán rebajar de este plazo todos los días que
hayan precedido inmediatamente a dicha disolución o declaración, y en los cuales haya sido
absolutamente imposible el acceso del marido a la mujer. (128). Este impedimento tiene por
objeto evitar que se confunda la paternidad de los hijos que nazcan.

Sanción; si no se cumple con el período de viudedad, será el juez quién determinará la


paternidad del hijo, y serán la mujer y su nuevo marido responsables de todo perjuicio o costa
que irrogue a un tercero la incertidumbre de la paternidad. (210).

Cumplimiento de las solemnidades legales:


El tercer requisito de validez del matrimonio es que se cumpla con las solemnidades.

1.- Solemnidades del matrimonio celebrado en Chile:


Estas son: La Manifestación, La Información y La Celebración, que es en sí solemne.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Manifestación: Es la noticia de los interesados al oficial del registro civil de su intención de


casarse.
Art. 9 LMC: "Los que intentaren contraer matrimonio lo manifestarán por escrito o verbalmente al
oficial del registro civil del domicilio o residencia de cualquiera de ellos, expresando sus nombres
y apellidos paterno y materno; el lugar de su nacimiento; su estado de solteros o viudos, y en
este caso, el nombre del cónyuge y el lugar y fecha de la muerte; su profesión u oficio, los
nombres de las personas cuyo consentimiento fuere necesario; y el hecho de no tener
impedimento o prohibición legal para contraer matrimonio.
Se tendrá por lugar de la residencia aquel en que cualquiera de los contrayentes haya
vivido los últimos tres meses anteriores a la fecha de la manifestación."

Art. 10 LMC: "Si la manifestación fuere verbal, el oficial del Registro Civil levantará acta completa
de ella, que será firmada por él o los interesados, si supieren y pudieren, y autorizada por dos
testigos."

Casos en que la manifestación puede hacerse ante cualquier oficial del registro civil:
 El caso del matrimonio en artículo de muerte que puede celebrarse ante cualquier Oficial del
Registro Civil. (Art.41 Ley Registro Civil).
 El caso de las personas aisladas en hospitales, cárceles u otros, se entiende que tienen allí su
residencia de tres meses. (Art. 42).
 Los matrimonios civiles celebrados después del religioso pueden celebrarse ante cualquier
Oficial del Registro Civil.(Art. 43).

Información: Es la comprobación por medio de la declaración de dos testigos de que los


contrayentes no tienen impedimentos ni prohibiciones para casarse, debe interrogarse al testigo
acerca del domicilio de los esposos.

Celebración: De acuerdo al Art. 13 LMC. el matrimonio debe celebrarse inmediatamente después


de las solemnidades anteriores ó, a más tardar dentro de los 90 días subsiguientes.

- El matrimonio debe celebrarse ante el Oficial del Registro Civil competente y dos testigos
(mayor 18 años, deben saber leer y escribir y no tener circunstancias inhabilitantes).

Es competente el oficial del registro civil del domicilio de alguno ó el de la residencia de alguno
durante los últimos tres meses.

- Debe levantarse acta de todo lo obrado y debe inscribirse el matrimonio en el registro de


matrimonios del registro civil.

2.- Solemnidades del matrimonio celebrado en el extranjero:


Tratándose del matrimonio entre extranjeros en el extranjero, la ley les reconoce pleno
valor y eficacia en Chile.
Tratándose del matrimonio en el extranjero en que intervenga algún chileno, la ley del
lugar rige las formalidades, pero la capacidad del chileno se rige por la ley chilena.
Los matrimonios celebrados en el extranjero deben inscribirse en la primera
circunscripción del registro civil de Santiago.

91.- EFECTOS DEL MATRIMONIO ENTRE LOS CONYUGES


a) Extrapatrimoniales
b) Patrimoniales

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

El matrimonio entre los cónyuges crea un conjunto de derechos y obligaciones cuyo


objeto no es una prestación de índole pecuniaria, sino la observancia de normas de conducta
necesarias para realizar prácticamente las finalidades del matrimonio.
Genera entre los cónyuges una sociedad universal que comprende sus patrimonios como
tales, o sea, los bienes que tienen y los que adquieren en el futuro.

Da origen a la filiación legítima.

Crea entre los cónyuges la obligación de prestarse pensiones alimenticias; y,

Transforma a los cónyuges en recíprocos herederos.

a) Efectos Extrapatrimoniales:
Son aquellos que no tienen un carácter pecuniario sino que dicen relación con la
observancia de conductas necesarias para realizar en la práctica las finalidades del matrimonio.
Estos efectos son:

* La obligación de fidelidad, Art. 131 CC: "Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a
socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer
se deben respeto y protección recíprocos.

* El deber de socorro, este se traduce en la obligación de proporcionar los auxilios económicos


necesarios para vivir. Es recíproco. Art. 134 CC "El marido debe suministrar a la mujer lo
necesario según sus facultades, y la mujer tendrá igual obligación respecto del marido, si éste
careciere de bienes."

* El deber de ayuda mutua, Art. 131 "ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la
vida", se refiere a la ayuda y cuidado personal que se deben los cónyuges entre sí.

* El deber de protección recíproca, Art. 131 "El marido y la mujer se deben respeto y protección
recíproca", es decir deben ampararse física y moralmente.

* Obligación de convivencia, Art. 133 "Ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el
hogar común, salvo que a alguno de ellos le asistan razones graves para no hacerlo."

La sanción al incumplimiento a estas obligaciones es la acción de divorcio que asiste a cada


cónyuge.

b) Efectos patrimoniales del matrimonio:


Dependen del régimen patrimonial que se adopte, que en las legislaciones pueden ser:

* Régimen de Comunidad
* Régimen de Separación de Bienes
* Régimen de Participación en los Gananciales
* Régimen Sin Comunidad
* Régimen Dotal

El Régimen de Comunidad, se caracteriza porque todos los bienes aportados por los
cónyuges al matrimonio y los adquiridos durante su vigencia forman un solo patrimonio,

221
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

perteneciente a una comunidad formada por el marido y la mujer, que es administrada por el
marido y que se disuelve cuando termina el matrimonio.

Puede ser régimen de comunidad universal, cuando entran todos los bienes de los
cónyuges, o bien comunidad restringida cuando solo es una parte de ellos.

El Régimen de Separación de Bienes, se caracteriza porque no existe un patrimonio


común, cada cónyuge es dueño de los bienes que lleva al matrimonio y de los que durante él
adquiere. Cada cual administra lo suyo.

El Régimen de Participación en los Gananciales, Es una combinación de los anteriores,


consiste en que durante el matrimonio los cónyuges se miran como separados de bienes, pero a
la época de su disolución las utilidades que cada uno produjo van a formar un fondo común que
se divide entre ellos por mitad.

El Régimen Sin Comunidad, llamado también comunidad de administración, se


caracteriza porque excluye la comunidad de bienes, es decir, cada cónyuge conserva el dominio
de los bienes aportados al matrimonio y los adquiridos durante su vigencia.

Los bienes de la mujer se dividen entre bienes de aporte y bienes reservados, los de
aporte, es decir los que llevó al matrimonio y los que adquirió durante su vigencia son
administrados y usufructuados por el marido, los reservados están formados por el producto del
trabajo, sus vestidos y alhajas, los administra ella.

Régimen Dotal, se caracteriza porque no existe patrimonio común, pero la mujer entrega
al marido un conjunto de bienes que él administra y destina a las necesidades del matrimonio.

Estos son los bienes llamados "dotales", deben ser restituidos a la disolución del
matrimonio, para lo cual se establece una hipoteca legal sobre los bienes del marido que
asegura la restitución.
Los bienes que la mujer conserva en dominio y administración se llaman "parafernales".

En Chile según el Art. 135 "Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes
entre los cónyuges, y toma el marido la administración de los de la mujer, según las reglas que
se expondrán en el título De la Sociedad Conyugal.

Los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de
bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el registro de la primera sección de la Comuna
de Santiago, y pacten en ese acto sociedad conyugal, dejándose constancia de ello en dicha
inscripción."

92.- CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Son convenciones de carácter patrimonial que celebran los esposos antes de contraer
matrimonio o en el acto de su celebración.

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Art. 1715 "Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones de
carácter patrimonial que celebren los esposos antes de contraer matrimonio o en el acto de su
celebración.
En las capitulaciones que se celebren en el acto del matrimonio, sólo podrá pactarse
separación total de bienes."

Requisitos de validez de las capitulaciones matrimoniales:


* En cuanto a la capacidad de las partes, Art. 1721 "El menor hábil para contraer matrimonio
podrá hacer en las capitulaciones matrimoniales, con aprobación de la persona o personas cuyo
consentimiento le haya sido necesario para el matrimonio, todas las estipulaciones de que sería
capaz si fuese mayor; menos las que tengan por objeto renunciar los gananciales, o enajenar
bienes raíces, o gravarlos con hipotecas o censos o servidumbres. Para las estipulaciones de
estas clases será siempre necesario que la justicia autorice al menor.
El que se halla bajo curaduría por otra causa que la menor edad, necesitará de la
autorización de su curador para las capitulaciones matrimoniales, y en lo demás estará sujeto a
las mismas reglas del menor. (caso del pródigo)
No se podrá pactar que la sociedad conyugal tenga principio antes o después de
contraerse el matrimonio; toda estipulación en contrario es nula."

* En cuanto a las solemnidades, las capitulaciones matrimoniales son siempre solemnes, hay
que distinguir si se celebran antes o durante la celebración del matrimonio:
1° Si se celebran antes del matrimonio: Deben otorgarse por escritura pública que debe
inscribirse al margen de la inscripción del matrimonio en el registro civil, esta inscripción debe
hacerse al momento de celebrarse el matrimonio o a más tardar dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de la celebración, de lo contrario las capitulaciones no tienen valor ni
entre las partes ni respecto de terceros.

2° En el caso de que el matrimonio se haya celebrado en el extranjero será necesario


previamente inscribir el matrimonio en Chile, y desde la fecha de esa inscripción se contará
para la inscripción de las capitulaciones matrimoniales celebradas antes del matrimonio.

3° Si las capitulaciones matrimoniales se celebran al momento del matrimonio deben hacerse


constar en la inscripción del matrimonio y sin este requisito no tendrán valor alguno.

Contenido de las capitulaciones matrimoniales:


Las que se hacen antes del matrimonio pueden contener:

 La adopción de un régimen matrimonial (soc., conyugal, separación parcial de bienes o


separación total de bienes),
 Enumeración de los bienes que los cónyuges aportan al matrimonio o de las deudas de cada
cual,
 Pueden versar sobre las donaciones que se hacen por causa de matrimonio,
 Pueden hacerse concesiones recíprocas, ej. renuncia a los gananciales,
 Pueden hacer ingresar a la sociedad conyugal bienes raíces de su dominio,
 Pueden destinar en las capitulaciones matrimoniales valores propios para comprar, durante el
matrimonio, con dichos valores, bienes raíces o muebles que no entrarán a la sociedad
conyugal.

En la que se hace en el acto del matrimonio sólo puede pactarse separación total de
bienes.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Estipulaciones prohibidas:
 Estipulaciones contrarias a las buenas costumbres o a las leyes.
 Estipulaciones en detrimento de los derechos y obligaciones de los cónyuges.
 Estipulaciones en detrimento de los derechos y obligaciones con respecto a los descendientes
comunes.
 Estipulaciones referidas a la duración de la sociedad conyugal.

Efectos de las capitulaciones:


Las capitulaciones matrimoniales empiezan a producir sus efectos desde el momento en
que se celebra el matrimonio, pero sólo si se ha procedido a su inscripción.

Las capitulaciones matrimoniales pueden modificarse antes de celebrar el matrimonio,


sólo se hacen irrevocables por el acto del matrimonio, desde ese momento no pueden alterarse o
modificarse ni aun con la voluntad concorde de todos los que participaron en su celebración,
salvo que se cambie el régimen de sociedad conyugal o separación parcial de bienes a
separación total de bienes. (1716)

93.- SOCIEDAD CONYUGAL


a) Concepto
b) Haberes
c) Administración
d) Disolución
e) Recompensas
f) Gananciales
g) Beneficio de Emolumentos

a) Concepto:
Es la sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho de contraer
matrimonio y a falta de pacto en contrario.

b) Haberes de la sociedad conyugal:


El haber de la sociedad conyugal admite una clasificación atendido a la forma en que los
bienes entran a formar parte de ella. Arts. 1725 y ss.

Haber Real de la Sociedad Conyugal: Esta formado por aquellos bienes que entran al patrimonio
de la sociedad conyugal de manera definitiva e irrevocable, o sea, sin derecho a recompensa o
compensación a favor del cónyuge que los hizo ingresar. Estos bienes son:
1. De los salarios y emolumentos de todo género de empleos y oficios, devengados durante el
matrimonio; es decir de los productos del trabajo.

De las donaciones remuneratorias, pero sólo en la parte que equivalga a pago de


servicios. Son donaciones remuneratorias las que expresamente se hicieren en remuneración de
servicios específicos, siempre que éstos sean de los que suelen pagarse. Si la donación
remuneratoria consiste en bienes raíces ingresará al haber propio de cada cónyuge, en cambio si
fue donación de bienes muebles entonces entrará al haber real de la sociedad conyugal.

Ingresan también al haber real de la sociedad conyugal otras indemnizaciones del trabajo
como pensiones, jubilaciones, indemnización por accidentes del trabajo y desahucio, etc.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Tratándose de la mujer, los bienes producto de su trabajo sólo ingresan al haber real de la
sociedad conyugal si éste trabajo se realiza en conjunto con el marido, ya que el producto de su
trabajo separado del marido forma parte del patrimonio reservado de la mujer casada.

2º Forman parte del haber real de la sociedad conyugal también los bienes raíces o muebles
adquiridos a título oneroso durante la sociedad. Salvo :
- Los bienes adquiridos por prescripción, cuando la posesión se inició antes de la sociedad
conyugal aunque el plazo se cumpla durante la vigencia.

- Los bienes que los cónyuges poseían antes de la sociedad conyugal con título vicioso, pero
cuyo título se sanea o ratifica durante el matrimonio.

- Cuando los bienes vendidos o aportados a una sociedad y éstos vuelven al cónyuge por
nulidad o resolución del contrato de sociedad.

- Tratándose de los bienes litigiosos, cuando por sentencia judicial se declara el dominio del
cónyuge, esta sentencia no es otra cosa que declaratoria del derecho existente desde antes del
matrimonio.

- No entra al haber real de la sociedad conyugal el derecho de usufructo que durante el


matrimonio se consolida con la nuda propiedad.

- Lo que durante el matrimonio se pague por capitales o intereses adeudados desde antes del
matrimonio.

- Los bienes que adquiera cualquiera de los cónyuges a título oneroso a virtud de un contrato de
promesa celebrado con anterioridad al matrimonio siempre que dicho contrato conste en
instrumento público o de un instrumento privado cuya fecha sea oponible a terceros.

En los artículos 1728 y 1729 se consagran excepciones a la regla de que todo bien raíz
adquirido a título oneroso ingresa a la sociedad conyugal, ya que "El terreno contiguo a una finca
propia de uno de los cónyuges, y adquirido por él durante el matrimonio a cualquier título que lo
haga comunicable según el artículo 1725, se entenderá pertenecer a la sociedad; a menos que
con él y la antigua finca se haya formado una heredad o edificio de que el terreno últimamente
adquirido no pueda desmembrarse sin daño; pues entonces la sociedad y el dicho cónyuge
serán codueños del todo, a prorrata de los respectivos valores al tiempo de la incorporación."

Art. 1729 "La propiedad de las cosas que uno de los cónyuges poseía con otras personas
proindiviso, y de que durante el matrimonio se hiciere dueño por cualquier título oneroso,
pertenecerá proindiviso a dicho cónyuge y a la sociedad, a prorrata del valor de la cuota que
pertenecía al primero, y de lo que haya costado la adquisición del resto."

3. Ingresan al haber real todos los frutos, réditos, pensiones, intereses y lucros de cualquiera
naturaleza, que provengan, sea de los bienes sociales, sea de los bienes propios de cada uno de
los cónyuges, y que se devenguen durante el matrimonio;

4. Ingresa al haber real de la sociedad conyugal el tesoro que fuere encontrado en un bien
social.

5. Ingresan también al haber real de la sociedad conyugal las minas denunciadas durante la
vigencia de la sociedad conyugal por uno o ambos cónyuges.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Haber aparente de la sociedad conyugal.


Se llama también haber relativo porque está formado por aquellos bienes que entran a
formar parte del patrimonio social, pero confieren al cónyuge propietario un crédito contra la
sociedad conyugal, que se hace efectivo a la época de la disolución.

Forman el haber aparente o relativo de la sociedad conyugal los siguientes bienes:


* Los aportes de cosas muebles, cosas fungibles y especies muebles que cualquiera de los
cónyuges adquiera durante la vigencia de la sociedad conyugal como también los bienes
muebles adquiridos a título gratuito, quedando la sociedad obligada a la correspondiente
recompensa.

* Las donaciones remuneratorias cuando representan el pago de servicios que no dan acción
para exigir remuneración o en cuanto exceden el monto de la remuneración a que podría tener
derecho el que prestó el servicio si tuviera acción para cobrar.

* La parte del tesoro que la ley asigna al descubridor.

Haber propio de cada cónyuge:


Esta formado por aquellos bienes que no entran al haber real ni aparente de la sociedad
conyugal.

Esta formado por los siguientes bienes:


* Los bienes raíces que los cónyuges tuvieron al momento de celebrar el matrimonio.
* Los bienes raíces adquiridos durante la vigencia de la sociedad conyugal a título gratuito. 1726
y 1732.
* Los aumentos experimentados por los bienes propios de cada cónyuge.
* Los bienes muebles excluidos de la comunidad por las capitulaciones.
* Los bienes que ingresan a virtud de la subrogación, Art. 1727 " No obstante lo dispuesto en el
artículo 1725 no entrarán a componer el haber social;
1. El inmueble que fuere debidamente subrogado a otro inmueble propio de alguno de los
cónyuges;
2. Las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges, destinado a ello en las
capitulaciones matrimoniales o en una donación por causa de matrimonio;
3. Todos los aumentos materiales que acrecen a cualquiera especie de uno de los cónyuges
formando un mismo cuerpo con ella, por aluvión, edificación, plantación o cualquiera otra causa."

La subrogación es un fenómeno que tiene por objeto conservar la integridad del


patrimonio de los cónyuges, facilitando la sustitución de algunos bienes sin que ello importe una
pérdida para el cónyuge a virtud de que todos los bienes ingresan al haber real o aparente de la
sociedad conyugal.
Esta subrogación puede ser:
Subrogación de inmueble a inmueble: Que puede ser por compra o por permuta, en estos
casos debe dejarse constancia de la subrogación y debe haber cierta proporcionalidad entre los
valores de ambos bienes.

Subrogación de Inmueble a valores: Cuando se adquiere un inmueble con valores


destinados a ello, debe igualmente dejarse constancia en la escritura de compra y también debe
haber cierta proporción de valores.

c) Recompensas:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Son las indemnizaciones pecuniarias a que los patrimonios del marido, de la mujer y de la
sociedad conyugal están obligados entre sí.

Art. 1734 "Todas las recompensas se pagarán en dinero, de manera que la suma pagada
tenga, en lo posible, el mismo valor adquisitivo que la suma invertida al originarse la
recompensa.
El partidor aplicará esta norma de acuerdo a la equidad natural."

Recompensas que la sociedad debe a los cónyuges:


- La sociedad debe recompensas a los cónyuges cada vez que se incrementa el patrimonio de la
sociedad conyugal con bienes de los cónyuges.
- Hay lugar a recompensa cuando la sociedad recibe el valor de un bien propio de uno de los
cónyuges.
- Hay lugar a recompensas cuando un cónyuge paga deudas sociales con sus bienes propios.
- La sociedad debe recompensas al cónyuge cada vez que haya un enriquecimiento con los
bienes propios del cónyuge.

Recompensas que los cónyuges deben a la sociedad:


 De acuerdo al N 3 del Art. 1740 la sociedad está obligada a pagar las deudas de cada uno
de los cónyuges, quedando el deudor obligado a compensar a la sociedad.
 El marido o la mujer deberán compensar a la sociedad por toda donación o erogación gratuita
cuantiosa que hicieren a favor de un tercero, salvo que la donación sea hecha a un
descendiente común, cuando la donación hecha a un tercero es de poca monta.(1747 y 1742)
 Los gastos causados en la adquisición o cobro de los bienes de los cónyuges.
 Las expensas que los cónyuges hubieren hecho en los bienes propios.
 Cada cónyuge debe recompensa a la sociedad por los perjuicios que le hubiere causado con
dolo o culpa grave.

Recompensas entre los cónyuges:


 Se deben recompensas por el pago de las deudas personales.
 Cuando por culpa o dolo de uno le causa daños en los bienes del otro deberá pagar los
deterioros.
 Por la venta de un bien propio y con su producto se destina durante la sociedad conyugal a
comprar bienes para el otro o reparar los que tiene.

d) Administración de la Sociedad Conyugal:


De acuerdo al Art. 1749 "El marido es el jefe de la sociedad conyugal, y como tal
administra los bienes sociales y los de su mujer; sujeto, empero, a las obligaciones y limitaciones
que por el presente título se le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones
matrimoniales.
Como administrador de la sociedad conyugal, el marido ejercerá los derechos de la mujer
que siendo socia de una sociedad civil o comercial se casare, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 150.

El marido no podrá enajenar o gravar voluntariamente ni prometer enajenar o gravar los


bienes raíces sociales ni los derechos hereditarios de la mujer, sin autorización de ésta.

No podrá tampoco, sin dicha autorización, disponer entre vivos a título gratuito de los
bienes sociales, salvo el caso del artículo 1735, ni dar en arriendo o ceder la tenencia de los
bienes raíces sociales urbanos por más de cinco años, ni los rústicos por más de ocho, incluidas
las prórrogas que hubiere pactado el marido.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Si el marido se constituye aval, codeudor solidario, fiador u otorga cualquiera otra caución
respecto de obligaciones contraídas por terceros, sólo obligará sus bienes propios.

En los casos a que se refiere el inciso anterior para obligar los bienes sociales necesitará
autorización de la mujer.

La autorización de la mujer deberá ser específica y otorgada por escrito, o por escritura
pública si el acto exigiere esta solemnidad, o interviniendo expresa y directamente de cualquier
modo en el mismo. Podrá prestarse en todo caso por medio de mandato especial que conste por
escrito o por escritura pública según el caso.

La autorización a que se refiere el presente artículo podrá ser suplida por el juez, con
conocimiento de causa y citación de la mujer, si ésta la negare sin justo motivo. Podrá asimismo
ser suplida por el juez en caso de algún impedimento de la mujer, como el de menor edad,
demencia, ausencia real o aparente u otro, y de la demora se siguiere perjuicio. Pero no podrá
suplirse dicha autorización si la mujer se opusiere a la donación de los bienes sociales."

ADMINISTRACION ORDINARIA DE LOS BIENES SOCIALES:


Características:
- Le corresponde al marido, por el sólo hecho del matrimonio, basta que tenga 18 años.
- La administración ordinaria comprende los bienes sociales y los bienes propios de la mujer.
- La administración ordinaria de la sociedad conyugal perdura hasta la disolución de la sociedad
conyugal salvo que el marido caiga en interdicción o se ausente o se produzca su quiebra, ya
que en esos casos pierde la administración de la sociedad conyugal.
- El marido no está obligado a rendir cuenta de la administración, ya que administra como dueño.
- El marido que por dolo o culpa grave causa daños a la sociedad es obligado a indemnizarlos.
- El marido necesita de autorización de la mujer:
+ Para enajenar bienes raíces sociales.
+ Para gravar bienes raíces con hipotecas, censos, servidumbres u otros derechos reales.
+ Para prometer enajenar o gravar los bienes raíces sociales
+ Para enajenar o gravar los derechos hereditarios de la mujer
+ Para donar bienes sociales, salvo las donaciones de poca monta atendido las facultades del
haber social.
+ Para arrendar bienes o ceder la tenencia de los bienes raíces sociales urbanos por más de
cinco años y los rústicos por más de ocho.
+ Para obligar los bienes sociales constituyéndose avalista, codeudor solidario, fiador u otorgar
cualquier otra caución respecto a obligaciones contraídas por terceros.

En el caso de negativa de la mujer puede ser suplida por el juez en los siguientes casos:
- Por la negativa injustificada de la mujer a prestar su autorización.
- Por impedimento de la mujer, como su menor edad, o su ausencia real o aparente, si de la
demora se siguiere perjuicio a la sociedad conyugal.

Administración ordinaria de los bienes de la mujer y del marido:


- El marido en relación a sus bienes propios conserva sus facultades, salvo por el hecho de que
los frutos ingresan al haber social y quedan expuestos a las limitaciones expuestas
anteriormente.

- En relación con los bienes propios de la mujer, el marido los administra, pero no está obligado a
rendir caución ni hacer inventario como otros administradores.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Puede actuar por sí sólo en los siguientes casos:


* Actos de mera administración
* Percepción de capitales, de acuerdo al Art.1579 puede recibir los pagos que a la mujer puedan
hacerse.
* Puede adquirir por sí sólo bienes raíces para la mujer en el caso de la subrogación.
* Puede adquirir bienes muebles para la mujer.
* Puede arrendar los bienes raíces urbanos hasta por cinco años y rústicos hasta por ocho.
* Responde sólo de dolo o culpa grave.

No puede el marido actuar por sí solo en los siguientes casos:


+ Enajenación y gravamen de los bienes muebles, cuya autorización puede ser suplida por el
juez en caso de incapacidad o ausencia de la mujer, pero no en el caso de su negativa.
+ Enajenación y gravamen de los bienes raíces.(1754)
+ No puede el marido provocar la partición en que tenga interés la mujer sino con su
consentimiento. (1322)
+ El marido no puede nombrar partidor de los bienes en que la mujer sea copartícipe, sin su
consentimiento.(1326)
+ La subrogación de los bienes de la mujer debe ser autorizada por ésta. (1733)

Administración extraordinaria de la sociedad conyugal:


Tiene lugar cuando por incapacidad o ausencia del marido se nombra curador de su
persona o bienes. En cuyo caso el curador (que puede ser la propia mujer) entra a administrar la
sociedad conyugal.

Administración Extraordinaria ejercida por la mujer: Le corresponde cuando es nombrada


curadora de su marido, esto es, en los siguientes casos:
 Cuando el marido ha sido declarado en interdicción por demencia,
 Cuando el marido ha sido puesto en interdicción por sordomudez
 Cuando el marido se encuentra largamente ausente. (1758).

Para que el ausente sea sometido a curatela es necesario: (473):


 Que se ignore el paradero,
 Que no haya comunicación con su familia
 Que se siga perjuicio grave al ausente o a terceros
 Que el ausente no haya dejado apoderados o que sólo los haya constituido para casos
especiales.

- Cuando el marido es menor de edad.

Facultades administrativas de la mujer:


Respecto de los bienes sociales tiene las mismas facultades y restricciones que el
marido, (1759).

Respecto de sus bienes propios los administra libremente.

Respecto de los bienes del marido, los administra de acuerdo a las reglas de la curaduría,
esto significa que debe rendir cuenta una vez terminada la administración. Responde hasta de
culpa leve, a diferencia del marido que en la administración ordinaria de los bienes de la mujer
responde sólo de dolo o culpa grave.

Administración extraordinaria ejercida por un tercero:

229
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Procede:
 Cuando el marido es menor de edad y existen personas llamadas a ejercer la guarda con
preferencia de la mujer.(367)
 Respecto del marido declarado en interdicción por prodigalidad, ya que en este caso la mujer
no puede ser la curadora.
 Cuando la mujer se excusa de ejercer la guarda o es incapaz de ejercerla.

En estos casos la administración corresponde al curador del marido, según las reglas de
los guardadores.

La mujer puede pedir la separación de bienes cuando no desea someterse a la autoridad


del curador, salvo el caso que el marido sea menor de edad, en tal caso no puede pedir la
separación de bienes.

e) Disolución de la Sociedad Conyugal:


Art. 1764 : " La sociedad conyugal se disuelve:
1. º Por la disolución del matrimonio;
2. º Por la presunción de muerte de uno de los cónyuges, según lo prevenido en el título Del
principio y fin de las personas;
3. º Por la sentencia de divorcio perpetuo o de separación total de bienes, si la separación es
parcial, continuará la sociedad sobre los bienes no comprendidos en ella;
4. º Por la declaración de nulidad del matrimonio;
5. º Por el pacto de separación total de bienes en el caso del artículo 1723."

Efectos de la disolución de la sociedad conyugal:


 Se forma una comunidad entre la mujer y el marido o los herederos de este.
 Se termina la administración ordinaria del marido o extraordinaria del curador o la mujer.
 Debe procederse a la liquidación de la sociedad conyugal, salvo que la mujer renuncie a los
gananciales.

f) Gananciales:
Es el derecho de la mujer a participar en las utilidades producidas por la administración
del marido.

La mujer puede renunciar a los gananciales en dos oportunidades:


1.- En las capitulaciones matrimoniales,
2.- Al momento de la disolución de la sociedad conyugal.

La renuncia es irrevocable. Será rescindible cada vez que:


 Que se haya hecho con engaño o dolosamente,
 Que haya habido error acerca del verdadero estado de los negocios,
 Que haya habido fuerza, según las reglas generales,
 Cuando la renuncia se haya hecho sin las formalidades legales.

La acción de rescisión prescribe en cuatro años contados desde la disolución de la


sociedad.

Los gananciales se entienden siempre aceptados con beneficio de inventario, es decir la


mujer responde de las deudas sociales hasta el monto de lo que recibe a título de gananciales,
esto es lo que se llama BENEFICIO DE EMOLUMENTOS.

230
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

g) Liquidación de la Sociedad Conyugal:


Comprende el conjunto de operaciones destinadas a separar los bienes de los cónyuges
y de la sociedad, dividir las utilidades llamadas gananciales y reglamentar el pago de las deudas.
La liquidación se hace de acuerdo a las normas de la partición de bienes.

Comprende tres operaciones principales:


1. Facción de inventario y tasación
2. Formación de la masa partible mediante las acumulaciones y deducciones legales. ( Primero
se forma el Acervo bruto con todos los bienes, luego se sacan los bienes propios y se llega al
acervo líquido, después se cobran y pagan imaginariamente las recompensas, luego se
deduce el pasivo de la sociedad y lo que queda es el haber líquido de la sociedad o lo que se
llama gananciales, los que se dividen por mitad entre los cónyuges).
3. División del activo y pasivo común de los cónyuges o sus herederos.

h) Beneficio de Emolumentos:
Es un beneficio establecido en favor de la mujer en virtud del cual no es responsable
frente a terceros de las deudas de la sociedad sino hasta concurrencia de su mitad de
gananciales. Art. 1777 "La mujer no es responsable de las deudas de la sociedad, sino hasta
concurrencia de su mitad de gananciales.

Mas para gozar de este beneficio deberá probar el exceso de la contribución que se le
exige, sobre su mitad de gananciales, sea por el inventario y tasación, sea por otros documentos
auténticos."

94.- BIENES RESERVADOS DE LA MUJER CASADA.


De acuerdo al Art. 150 la mujer casada de cualquier edad puede dedicarse libremente al
ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria separados de los de su marido y se
considerará como separada de bienes respecto de ese empleo, oficio, profesión o industria y de
lo que en ellos obtenga, no obstante cualquier estipulación en contrario, pero si fuere menor de
dieciocho años, necesitará autorización judicial, con conocimiento de causa, para gravar y
enajenar los bienes raíces.

Activo del patrimonio reservado de la mujer casada:


Está formado por los siguientes bienes:
1. Todas las remuneraciones del trabajo ejercitado por la mujer en forma separada a su marido.

2. Todas las cosas que la mujer adquiera con su actividad económica.

3. Los frutos e intereses que produzcan los bienes reservados.

Pasivo del patrimonio reservado de la mujer casada:


En el patrimonio reservado pueden perseguirse las siguientes obligaciones:
1. Las deudas contraídas por la mujer durante su administración separada.

2. Las deudas personales de la mujer, es decir las contraídas antes del matrimonio, las que
provengan de un delito o cuasidelito.

Administración del patrimonio reservado:


Corresponde exclusivamente a la mujer, aunque sea menor de edad, tiene las mismas
facultades que la mujer separada de bienes.

231
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Puede ejecutar libremente cualquier acto de administración y puede enajenar libremente


a cualquier título sus bienes reservados, si es mayor de 18 años podrá además enajenar
libremente sus bienes raíces reservados.

El marido no tiene ninguna obligación respecto de los actos celebrados por la mujer, es
decir no puede perseguírsele en sus bienes, salvo que se haya constituido en fiador o de otro
modo, o que el acto le haya reportado beneficios a él o a la familia común, así se desprende de
los Arts. 150 Inc 5º en relación al 161.

Art. 150 Inc. 5º: "Los actos o contratos celebrados por la mujer en esta administración separada,
obligarán los bienes comprendidos en ella y los que administre con arreglo a las disposiciones de
los artículos 166 y 167, y no obligarán los del marido sino con arreglo al artículo 161."

Art.161: "Los acreedores de la mujer separada de bienes, por actos o contratos que
legítimamente han podido celebrarse por ella, tendrán acción sobre los bienes de la mujer.

El marido no será responsable con sus bienes, sino cuando hubiere accedido como
fiador, o de otro modo, a las obligaciones contraídas por la mujer.

Será asimismo responsable, a prorrata del beneficio que hubiere reportado de las
obligaciones contraídas por la mujer; comprendiendo en este beneficio el de la familia común, en
la parte en que de derecho haya él debido proveer a las necesidades de ésta.

Rigen iguales disposiciones para la mujer separada de bienes respecto de las


obligaciones que contraiga el marido."

Prueba del patrimonio reservado de la mujer casada:


Art. 150 incs. 3º y 4º: Incumbe a la mujer acreditar, tanto respecto del marido como de terceros,
el origen y dominio de los bienes adquiridos en conformidad a este artículo. Para este efecto
podrá servirse de todos los medios de prueba establecidos por la ley.

Los terceros que contraten con la mujer quedarán a cubierto de toda reclamación que
pudieren interponer ella o el marido, sus herederos o cesionarios, fundada en la circunstancia de
haber obrado la mujer fuera de los términos del presente artículo, siempre que, no tratándose de
bienes comprendidos en los artículos 1754 y 1755, se haya acreditado por la mujer, mediante
instrumentos públicos o privados, a los que se hará referencia en el instrumento que se otorgue
al efecto, que ejerce o ha ejercido un empleo, oficio, profesión o industria separados de los de su
marido."

A la disolución de la sociedad conyugal el patrimonio reservado puede tener dos destinos,


según si la mujer acepta o rechaza los gananciales, si acepta los gananciales los bienes
reservados pasan a formar parte de ellos y se dividirán entre el marido y la mujer, y en este caso
los acreedores de la mujer podrán hacer valer sus créditos sobre todos los bienes que le
correspondan por la liquidación, asimismo podrán hacerlos valer sobre los bienes del marido,
pero éste podrá oponer el BENEFICIO DE EMOLUMENTO haciéndose responsable de las
deudas del patrimonio reservado sólo hasta la concurrencia de lo que haya recibido por él.

Si la mujer rechaza los gananciales entonces el patrimonio reservado le corresponde por


entero a ella.

232
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

95.- SEPARACION DE BIENES


a) Concepto
b) Clases
c) Efectos

a) Concepto:
Es un régimen de excepción, puede pactarse para sustituir el régimen normal de sociedad
conyugal, o puede emanar de la ley o de una sentencia judicial.

b) Clases: Puede ser Legal, judicial o convencional


Puede ser Total o parcial, según abarque o no todo el patrimonio de los cónyuges.

Separación Judicial de bienes: Se produce por una sentencia del juez en los casos determinados
por la ley. Es siempre total, pone fin al régimen de sociedad conyugal.

La acción para pedir la separación de bienes presenta las siguientes características:


 Sólo compete a la mujer,
 Es irrenunciable, Art. 153 " La mujer no podrá renunciar en las capitulaciones matrimoniales la
facultad de pedir la separación de bienes a que le dan derecho las leyes."
 Es imprescriptible.
 Sólo procede por las causales taxativamente establecidas por la ley.

Causales:
- Art. 1762: "La mujer que no quisiere tomar sobre sí la administración de la sociedad conyugal,
no someterse a la dirección de un curador, podrá pedir la separación de bienes; y en tal caso se
observarán las disposiciones del Título VI, párrafo 3 del Libro I."

- Puede la mujer pedir la separación de bienes cuando el marido haya sido condenado a pagar
pensiones alimenticias a favor de ella, y por no pagar las pensiones haya sido apremiado por dos
veces. (Art. 19 Ley 14.908 sobre abandono de familia).

- Art. 155 CC "El juez decretará la separación de bienes en el caso de insolvencia o


administración fraudulenta del marido."

- Cuando los negocios del marido se encuentran en mal estado, pero podrá el marido oponerse a
ella prestando fianzas o hipotecas que aseguren suficientemente los intereses de la mujer.

- Cuando el marido, por su culpa, no cumple con las obligaciones que le imponen los artículos
131 y 134 (fidelidad, socorro, respeto, protección) o incurre en alguna causal de divorcio, salvo la
avaricia y la existencia de una enfermedad grave, contagiosa e incurable.

Efectos de la separación judicial de bienes:


- Se disuelve la sociedad conyugal y debe procederse a la liquidación, también hay que inscribir
la sentencia al margen de la inscripción de matrimonio.

- La separación de bienes es irrevocable, esto es, no se puede volver al régimen de sociedad


conyugal. Art. 165: "Producida la separación de bienes, ésta es irrevocable y no podrá quedar sin
efecto por acuerdo de los cónyuges ni por resolución judicial."

Separación legal de bienes:


Se produce por el solo ministerio de la ley, puede ser total o parcial.

233
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Es total cuando se declara el divorcio perpetuo (1764 Nº 4) y en el caso del inc. 2º del Art.
135 "Los que se hayan casado en país extranjero se mirarán en Chile como separados de
bienes, a menos que inscriban su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna
de Santiago, y pacten en ese acto sociedad conyugal, dejándose constancia de ello en dicha
inscripción."

Es parcial en el caso del Art. 166, esto es, cuando se deja una herencia o legado a la
mujer con la condición de que no lo administre el marido.

Separación convencional de bienes:


Nace de los pactos que pueden celebrarse antes del matrimonio o durante su vigencia,
puede ser total o parcial.

Puede estipularse en las capitulaciones matrimoniales, la separación parcial o total de


bienes, la que deberá hacerse por escritura pública y deberá inscribirse al margen de la
inscripción del matrimonio a más tardar dentro de los treinta días de celebrado.

Durante la celebración del matrimonio, sólo puede pactarse separación total de bienes, al
igual que durante la vigencia del matrimonio.

96.- REGIMEN DE PARTICIPACION DE GANANCIALES.

En doctrina el régimen de participación en los gananciales es una combinación del


régimen de comunidad y el de separación de bienes, consiste en que durante el matrimonio los
cónyuges se miran como separados de bienes, pero a la época de la disolución del mismo las
utilidades que cada uno produjo en su administración pasan a formar un fondo común que se
divide entre ellos por mitad.

En Chile es el marido quién administra tanto los bienes sociales como los suyos propios y
los bienes propios de la mujer; los "gananciales" son las ganancias que puede arrojar esta
administración, y al momento de la disolución de la sociedad conyugal estas ganancias se
dividirán por partes iguales entre marido y mujer, salvo que la mujer renuncie a los gananciales
quedándose con su patrimonio reservado; en el caso de que la mujer administre un patrimonio
reservado tiene un derecho de opción entre quedarse con sus bienes reservados renunciando a
los gananciales o bien aceptar a los gananciales, en cuyo caso los bienes que administraba por
separado pasan a formar parte de la masa a partir entre marido y mujer al momento de la
disolución de la sociedad conyugal.

97.- DISOLUCION DEL MATRIMONIO


a) Muerte real y presunta
b) Nulidad
c) Matrimonio putativo

Art. 37 LMC: "El matrimonio se disuelve:


1. º Por la muerte natural de uno de los cónyuges;
2. º Por la declaración de nulidad pronunciada por autoridad competente."

234
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art. 38 LMC: "Se disuelve también el matrimonio por la muerte presunta de uno de los cónyuges,
si cumplidos cinco años desde las últimas noticias que se tuvieren de su existencia, se probare
que han transcurrido setenta desde el nacimiento del desaparecido. Se disolverá, además,
transcurridos que sean quince años desde la fecha de las últimas noticias, cualquiera que fuere,
a la expiración de dichos quince años, la edad del desaparecido, si viviere.

En el caso del número 8º del artículo 81 del Código Civil, el matrimonio se disuelve
transcurridos dos años desde el día presuntivo de la muerte." (nave o aeronave).

b) Nulidad del matrimonio: debe ser declarada judicialmente, por alguno de los siguientes
motivos:
- Existencia de cualquier impedimento dirimente
- Incompetencia del oficial del registro civil
- Falta o inhabilidad de los testigos del matrimonio
- Vicios del consentimiento.
- El caso del adoptado

Art. 29 LMC: "El matrimonio celebrado con cualquiera de los impedimentos designados en los
artículos 4º, 5º, 6º y 7º es nulo."
Para que sea nulo el impedimento debió existir al momento de contraer matrimonio. Art.
30 LMC.

Art. 31 LMC: "Es igualmente nulo el matrimonio que no se celebre ante el Oficial del Registro
Civil correspondiente, y ante el número de testigos hábiles determinados en el artículo 16."

Art. 14 LMC: "No podrán ser testigos en los matrimonios:


1. º Los menores de dieciocho años;
2. º Los que se hallaren en interdicción por causa de demencia;
3. º Los que actualmente se hallaren privados de la razón;
4. º Los ciegos, los sordos y los mudos;
5. º Los que estuviesen declarados culpables de crimen o delito a que se aplique la pena de más
de cuatro años de reclusión o presidio, y los que por sentencia ejecutoriada estuviesen
inhabilitados para ser testigos;
6. º Los extranjeros no domiciliados en Chile, ni las personas que no entiendan el idioma
español."

Art. 32 LMC: "Es también nulo el matrimonio para cuya celebración no ha habido, por parte de
alguno de los contrayentes, libre y espontáneo consentimiento." Los vicios del consentimiento en
el matrimonio son el error, la fuerza y el rapto.

Art. 27 Ley 7.613 y Art. 18 Ley 18.703 (adopción simple): "Es nulo el matrimonio que contraiga el
adoptante con el adoptado, o el adoptado con el viudo o viuda del adoptante."

Tratándose de la nulidad de matrimonio no cabe el distingo entre nulidad absoluta o


relativa, sus causales están taxativamente establecidas en la ley, debe ser declarada
judicialmente, y siempre debe ser oído el ministerio público.

Titulares de la acción de nulidad: Art. 34 LMC:


"Corresponde la acción de nulidad a los presuntos cónyuges, a sus ascendientes, al ministerio
público y a las personas que tengan actual interés en ella, y no podrá intentarse si no viven
ambos cónyuges, salvo que la causal invocada sea la existencia de un vínculo matrimonial no

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

disuelto, caso en el cual la acción podrá intentarse dentro del año siguiente al fallecimiento de
uno de los cónyuges.
Sin embargo, la acción de nulidad fundada en los números 1º y 2º del artículo anterior,
corresponde exclusivamente al cónyuge que ha sufrido el error o la fuerza. (error en la identidad)

En el caso del matrimonio celebrado en artículo de muerte, corresponde la acción de


nulidad a los herederos del cónyuge difunto.
El ministerio público será siempre oído."

1º Los presuntos cónyuges


2º Ascendientes de los cónyuges
3º Ministerio público, en el sólo interés de la moral y la ley.
4º Los que tengan interés actual en la nulidad

Epoca para intentar la acción de nulidad: Art. 35: "La acción de nulidad del matrimonio no
prescribe por tiempo, salvo la que se funde en alguno de los impedimentos contenidos en los
números 2º, 4º ó 5º del artículo 4º o en los números 1º ó 2º del artículo 33, que prescribirá en un
año.

El año se contará desde que los contrayentes llegaren a la edad de la pubertad, en los
casos de matrimonio de impúberes y en los otros casos, desde que haya desaparecido el hecho
que los origina.

La acción de nulidad a que se refiere el inciso tercero del artículo anterior, prescribirá
también en un año contado desde la fecha de la muerte del cónyuge enfermo." (matrimonio
celebrado en artículo de muerte).

El fallo que declara la nulidad debe inscribirse en el registro que corresponda.

Tratándose de la disolución de matrimonios celebrados en el extranjero, ella es válida con


la limitación del art. 120 CC "El matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformidad a las
leyes del mismo país, pero que no hubiera podido disolverse según las leyes chilenas, no habilita
a ninguno de los cónyuges para casarse en Chile, mientras viviere el otro cónyuge."

Art. 121: "El matrimonio que según las leyes del país en que se contrajo pudiera
disolverse en él, no podrá sin embargo, disolverse en Chile, sino en conformidad a las leyes
chilenas."

c) Matrimonio Nulo Putativo: Está reglamentado por el artículo 122 del Código Civil "El
matrimonio nulo, si ha sido celebrado ante oficial del Registro Civil, produce los mismos efectos
civiles que el válido respecto del cónyuge que, de buena fe, y con justa causa de error, lo
contrajo; pero dejará de producir efectos civiles desde que falte la buena fe por parte de ambos
cónyuges.

Con todo, la nulidad declarada por incompetencia del funcionario, por no haberse
celebrado el matrimonio ante el número de testigos requeridos por la ley o por inhabilidad de
éstos, no afectará la legitimidad de los hijos concebidos durante el matrimonio, aunque no haya
habido buena fe ni justa causa de error.

Las donaciones o promesas que, por causa de matrimonio, se hayan hecho por el otro
cónyuge, al que casó de buena fe, subsistirán no obstante la declaración de nulidad del
matrimonio."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Requisitos del matrimonio nulo putativo:


 Que el matrimonio haya sido declarado nulo,
 Que se haya celebrado ante oficial del registro civil,
 Que haya habido buena fe en la celebración, ésta consiste en la conciencia de haber
celebrado el matrimonio exento de vicios.
 Que haya habido por parte de los contrayentes, justa causa de error en que incurrieron.

Efectos del matrimonio nulo putativo:


 En cuanto a la filiación legítima, los hijos concebidos dentro del matrimonio putativo son
legítimos.
 En cuanto a los hijos concebidos antes del matrimonio y nacidos durante él, el matrimonio
putativo sirve para legitimarlos.
 Entre los cónyuges el matrimonio putativo da lugar a la sociedad conyugal.
 De acuerdo a las reglas de sucesión abintestato los cónyuges se heredaran recíprocamente.
 Las donaciones hechas por causa de matrimonio por un cónyuge al otro, subsisten respecto
del que está de buena fe.

Con respecto a la redacción del Artículo 122 CC los efectos del matrimonio son relativos
al cónyuge de buena fe, pero en realidad algunos efectos como la legitimidad de los hijos son
indivisibles,. por lo que lo serán aun respecto del cónyuge de mala fe.

98.- EL DIVORCIO
a) Concepto
b) Clases
c) La Reconciliación

a) Concepto:
Puede definirse como la separación de cuerpos legítima de un hombre y una mujer que
se encuentran unidos por vínculo matrimonial.

Art. 19 LMC: "El divorcio no disuelve el matrimonio, sino que suspende la vida en común
de los cónyuges."

b) Clases:
De acuerdo al Art. 20 LMC: "El divorcio es temporal o perpetuo.
La duración del divorcio temporal no pasará de cinco años."

Divorcio perpetuo: Termina para siempre con la vida en común de los cónyuges. Pero no afecta
al vínculo matrimonial que sigue existiendo.

Causales: Art. 21 LMC en relación al 22 LMC.


 Adulterio de la mujer o del marido;
 Malos tratamientos graves y repetidos, de obra o de palabra;
 Ser uno de los cónyuges autor, instigador o cómplice de la perpetración o preparación de un
delito contra los bienes, la honra o la vida del otro cónyuge;
 Tentativa del marido de prostituir a su mujer;
 Vicio arraigado de juego, embriaguez o disipación;
 Enfermedad grave, incurable y contagiosa;

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

 Condenación de uno de los cónyuges por crimen o simple delito;


 Tentativa para corromper a los hijos, o complicidad en su corrupción.

Efectos del divorcio perpetuo:


Los efectos se empiezan a producir desde que queda a firme la sentencia que lo declara.

I.- Respecto de los cónyuges:


Suspende la vida en común, cesa el deber de vivir juntos, cesa el deber de cohabitación,
con respecto del deber de fidelidad se discute, la mayoría supone que cesa, pero de acuerdo al
art. 175 CC el juez para fijar la pensión de alimentos deberá tomar en cuenta la conducta que se
observe antes y después del divorcio.

II.- Respecto de los bienes de los cónyuges:


Se disuelve la sociedad conyugal, se restituyen a la mujer los bienes que administra el marido y
se dispone de los gananciales, el cónyuge inocente puede revocar las donaciones hechas al
culpable de sevicia atroz, atentado contra la vida del otro cónyuge u otro crimen de igual o mayor
gravedad, el cónyuge divorciado por su culpa no tendrá derecho alguno en la herencia
abintestato del otro cónyuge y pierde el derecho a la porción conyugal.(sólo el culpable).

III.- Respecto de los hijos:


Corresponde a la madre la tuición de los hijos menores, salvo que sea depravada. En
caso de haber dado motivo al divorcio por adulterio, esta circunstancia debe ser considerada por
el juez como un antecedente para apreciar su habilidad para dirigir la crianza de sus hijos.
Los hijos nacidos durante el divorcio de sus padres no están protegidos por la presunción
de paternidad.
Divorcio temporal: Es la simple separación de cuerpos que tiene una duración limitada que no
puede exceder de cinco años.

Causales:
 Todas las del divorcio perpetuo;
 Avaricia del marido, si llega hasta privar a su mujer de lo necesario para la vida, atendidas sus
facultades;
 Negarse la mujer, sin causa legal, a seguir a su marido;
 Abandono del hogar común, o resistencia a cumplir las obligaciones conyugales sin causa
justificada;
 Ausencia sin justa causa por más de tres años;
 Malos tratamientos de obra inferidos a los hijos, si pusieren en peligro su vida.

Efectos del divorcio temporal:


 Suspende la vida en común de los cónyuges por un plazo máximo de cinco años.

 No afecta la situación de los bienes, es decir no disuelve la sociedad conyugal ni da derecho


para revocar las donaciones.

 De acuerdo al Art. 994 "El cónyuge divorciado no tendrá parte alguna en la herencia
abintestato de su mujer o marido, si hubiere dado motivo al divorcio por su culpa."

 Art. 1173 "Tendrá derecho a la porción conyugal aun el cónyuge divorciado, a menos que por
culpa suya haya dado ocasión al divorcio." En ninguno de los dos casos distingue por lo que

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

se debe concluir que también en el caso del divorcio temporal se producen estos efectos
respecto del cónyuge culpable.

 La tuición corresponde a la madre, salvo que sea depravada.(223)

 El hijo nacido durante el divorcio perpetuo o temporal de sus padres no está amparado por la
presunción de paternidad (190).

c) Reconciliación:
Es el avenimiento de los cónyuges en el sentido de volver a reunirse.

Art. 28 LMC: "El divorcio y sus efectos cesarán cuando los cónyuges consintieren en
volver a reunirse.

Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior el caso de divorcio sentenciado por las


causales 4ª y 13 del artículo 21. Es decir tanto el divorcio perpetuo como el temporal terminan
por la reconciliación privada de los cónyuges, salvo que el divorcio haya sido declarado por la
tentativa del marido de prostituir a la mujer o la por tentativa de alguno de los cónyuges de
corromper a los hijos o ser cómplice en su corrupción.

Producida la reconciliación, renace la obligación de los cónyuges de vivir juntos y los hijos
vuelven a la tuición de ambos padres, pero la sociedad conyugal disuelta no vuelve a nacer, así
lo señala expresamente el Art. 165 CC "Producida la separación de bienes, ésta es irrevocable y
no podrá quedar sin efecto por acuerdo de los cónyuges ni por resolución judicial."

Acción de divorcio:
Art. 24 LMC: "La acción de divorcio corresponde únicamente a los cónyuges y no podrá
deducirse contra el cónyuge inocente."

Art. 25 LMC: "La acción de divorcio es irrenunciable.

Sin embargo, el derecho de pedir divorcio por causa existente y conocida puede
renunciarse, y se entiende renunciado cuando ha seguido cohabitación.

Esta presunción de renuncia se extiende aun al caso de existir juicio pendiente."

Art. 26 LMC: "La acción de divorcio prescribe en un año, contado desde que se tuvo
conocimiento del hecho en que se funda."

Procedimiento: Corresponde a la judicatura civil, de acuerdo al COT se reputa de mayor


cuantía, si se trata de divorcio perpetuo se sigue de acuerdo a las reglas del juicio ordinario y si
es temporal de acuerdo a las reglas del juicio sumario, en ambos casos debe oírse el dictamen
del ministerio público. Siempre el fallo va en consulta a la Corte.

Con respecto a la prueba no es admisible la confesión de parte.

La sentencia de divorcio debe inscribirse en el registro de matrimonios del


Registro Civil.

99.- EFECTOS DEL MATRIMONIO RESPECTO DE LOS HIJOS


a) Tuición

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

b) Patria Potestad

Los hijos nacidos durante el matrimonio válido de sus padres son hijos legítimos. El efecto
del matrimonio válido de los padres o del matrimonio nulo en los casos del Art. 122 es que da
origen a la filiación legítima.

a) Tuición:
Se refiere al cuidado personal de los hijos legítimos. Por regla general corresponde al
padre y la madre y en caso de separación, divorcio o nulidad a la madre.

Art. 222 "Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado
personal de la crianza y educación de sus hijos legítimos"

Art. 223 "A la madre divorciada, haya dado o no motivo al divorcio, toca el cuidar
personalmente de los hijos menores. Sin embargo, no se le confiará el cuidado de los hijos,
cuando por su depravación sea de temer que se perviertan.
En estos casos, o en el hallarse inhabilitada por otra causa, se confiará el cuidado
personal de los hijos al padre.
La circunstancia de haber sido el adulterio de la madre lo que ha dado causa al divorcio,
deberá ser considerada por el juez como un antecedente de importancia al resolver sobre su
inhabilidad. Lo dicho en este inciso se aplicará, en su caso, al padre."
b) Patria Potestad:
Art. 340: "La patria potestad es el conjunto de derechos que la ley da al padre o madre
legítimos sobre los bienes de sus hijos no emancipados.
La patria potestad se ejercerá también respecto de los derechos eventuales del hijo que
está en el vientre y que, si naciere vivo, se presumiría legítimo.
Los hijos no emancipados se llaman hijos de familia, y el padre o la madre, en su caso,
con relación a ellos, padre o madre de familia.
En defecto del padre, estos derechos pertenecerán a la madre, a menos que esté privada
del cuidado personal del hijo por su mala conducta.
Se entenderá faltar el padre en los casos de los números 1.º y 6.º del artículo 266, y en
los casos de los números 1.º, 3.º, 5.º y 7.º del artículo 267.
Cuando la tuición de los hijos haya sido confiada por el juez a la madre, ésta podrá pedir
que se le otorgue, también, la patria potestad.
Todo lo que en los artículos siguientes de este título se dice del padre, se aplicará, en su
lugar, a la madre."

La patria potestad se ejerce sobre:


 Los hijos legítimos,
 sobre los adoptados de acuerdo a la ley,
 sobre los derechos del que está en el vientre siempre que si naciere se presumiría legítimo.

Falta el padre:
 Cuando muere,
 Cuando se otorga el decreto que da la posesión de los bienes del desaparecido,
 Cuando maltrata habitualmente al hijo, en términos de poner en peligro su vida o de causarle
grave daño.
 Cuando abandona al hijo.
 Cuando por la depravación del padre se hace incapaz de ejercer la patria potestad,
 Cuando se dicta sentencia ejecutoriada que declara al padre culpable de un delito al que se
aplique pena de más de cuatro años de presidio o reclusión u otra de igual o mayor gravedad.

240
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Usufructo de los bienes del hijo:


Art. 243: "El padre goza del usufructo de todos los bienes del hijo de familia, exceptuados
los siguientes:
1. Los bienes adquiridos por el hijo en el ejercicio de todo empleo, de toda profesión liberal, de
toda industria y de todo oficio mecánico. Los bienes comprendidos en este número forman el
peculio profesional o industrial del hijo;

2. Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación herencia o legado, cuando el donante o
testador ha dispuesto expresamente que tenga el usufructo de estos bienes el hijo, y no el
padre;

3. Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad o indignidad del padre, o
por haber sido éste desheredado, en cuyo caso el usufructo corresponderá a la madre si está
separada de bienes.

Se llama usufructo legal del padre de familia el que le concede la ley.

El usufructo del padre de familia sobre las minas del hijo se limitará a la mitad de los
productos, y responderá al hijo de la otra mitad.

Cuando el donante o testador ha dispuesto que el padre no tenga el usufructo de los


bienes del hijo, dicho usufructo corresponderá a la madre si está separada de bienes."

Características del usufructo del padre sobre los bienes del hijo:
1º No es propiamente un derecho real, ya que no faculta al padre para perseguir la cosa
fructuaria.

2º El padre no está obligado a rendir fianza o caución para la conservación y restitución de la


cosa fructuaria.

3º No está obligado a confeccionar inventario.


4º No puede llegar mas allá que el momento en que el hijo se emancipa.

5º Tiene causales propias de extinción como la emancipación del hijo da familia.

Administración de los bienes del hijo:


Corresponde a aquel a quién la ley da el usufructo de los bienes del hijo, es decir, por
regla general al padre de familia, y en el caso de darle a la madre el usufructo de los bienes, será
ésta la que administre, salvo que esté casada en sociedad conyugal, caso en el cual se
nombrará un curador para que administre.

El padre responde hasta de la culpa leve en la administración de los bienes del hijo y el
crédito que se derive de esta administración goza de un privilegio de 4tª clase de acuerdo al
Art.2481.

Término de la administración de los bienes del hijo:


1º Por la emancipación, que pone fin a la patria potestad.
2º Por la suspensión de la patria potestad.
3º Por la pérdida de la administración cuando el padre por dolo o negligencia grave pierde la
administración.(en este caso no se extingue la patria potestad).
Suspensión de la patria potestad:

241
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art. 262: "La patria potestad se suspende por la prologada demencia del padre, por su
menor edad, por estar el padre en entredicho de administrar sus propios bienes, y por la larga
ausencia del padre, de la cual se siga perjuicio grave en los intereses del hijo, a que el padre
ausente no provee.
En estos casos la patria potestad la ejercerá la madre, respecto de quién se suspenderá
por las mismas causales."

Si la madre no puede ejercer la patria potestad, el hijo tendrá la propiedad plena de sus bienes y
deberá dársele un curador para que los administre.

Término de la patria potestad o emancipación:


Art. 264: "La Emancipación es un hecho que pone fin a la patria potestad. Puede ser
voluntaria, legal o judicial."

Emancipación Voluntaria:
Art. 265: "La emancipación voluntaria se efectúa por escritura pública, en que el padre o
la madre, en su caso, declara emancipar al hijo adulto, y el hijo consiente en ello.
No valdrá la emancipación si no es autorizada por el juez con conocimiento de causa. Si
ella fuere otorgada por el padre estando viva la madre, será menester, además, que se proceda
con su consentimiento.
Dicho consentimiento podrá ser suplido por el juez, con conocimiento de causa, cuando la
madre lo negare sin justo motivo o estuviere impedida para prestarlo.
La emancipación efectuada por el padre, en los términos señalados en los dos incisos
anteriores, produce también efectos respecto de la madre."

Emancipación Legal:
Art. 266: "La emancipación legal se efectúa:
1. Por la muerte del padre, salvo que corresponda ejercitar la patria potestad a la madre;
2. Por la muerte de la madre que ejerza la patria potestad;
3. Derogado
4. Por el matrimonio del hijo;
5. Por haber cumplido el hijo la edad de dieciocho años;
6. Por el decreto que da la posesión de los bienes del padre desaparecido, salvo el caso de
excepción del Nº 1 de este artículo;
7. Por el decreto que da la posesión de los bienes de la madre desaparecida que ejerza la patria
potestad."

Art. 16 Ley 7.613: "La adopción del hijo emancipa a éste respecto de sus padres
legítimos."

Emancipación Judicial:
Es la que se produce por decreto del juez en los siguientes casos:

Art. 267: "La emancipación judicial se efectúa por decreto de juez:


1. Cuando el padre maltrata habitualmente al hijo, en términos de poner en peligro su vida o de
causarle grave daño, salvo que corresponda ejercer la patria potestad a la madre;
2. Cuando la madre que ejerce la patria potestad se encuentra en el caso del número anterior,
3. Cuando el padre ha abandonado al hijo, salvo el caso de excepción del número 1.º de este
artículo
4. Cuando la madre que ejerce la patria potestad incurre en igual abandono;
5. Cuando la depravación del padre le hace incapaz de ejercer la patria potestad, salvo el caso
de excepción del número 1º de este artículo;

242
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

6. Cuando la depravación de la madre que ejerce la patria potestad la incapacita para su


ejercicio.
7. En los casos anteriores, el juez procederá breve y sumariamente a petición de cualquier
consanguíneo del hijo o del defensor de menores, y aún de oficio;
8. Se efectúa, asimismo, la emancipación por toda sentencia ejecutoriada que declare al padre
culpable de un delito a que se aplique la pena de cuatro años de reclusión o presidio, u otra
de igual o mayor gravedad, salvo el caso de excepción del número 1.º de este artículo; y
9. Se efectúa también, por toda sentencia ejecutoriada que declare a la madre , que ejerce la
patria potestad, culpable de un delito a que se aplique alguna de las penas señaladas en el
número precedente.
La emancipación tendrá efecto sin embargo de cualquier indulto que recaiga sobre la
pena."

De acuerdo al Art. 19 de la Ley sobre abandono de familia, hay abandono cada vez que el
padre, condenado a pagar una pensión alimenticia, es apremiado por dos veces por el no pago
de la pensión.

Efectos de la emancipación:
Una vez producida es irrevocable, de acuerdo al Art. 269.

100.- FILIACION
a) Concepto
b) Clases
c) Efectos

a) Concepto:
La filiación es el vínculo jurídico que une a un hijo con su padre o madre y consiste en la
relación de parentesco establecida por la ley entre un ascendiente y su inmediato descendiente.

La filiación es un vínculo de sangre, salvo la filiación adoptiva que es un acto jurídico que
se celebra entre dos personas.

Características de la Filiación:
 Es un fenómeno jurídico que tiene como fundamento el hecho fisiológico de la procreación,
salvo la filiación adoptiva.
 Constituye un estado civil, salvo la filiación adoptiva de la ley 7.613 y ley 18.703, ya que la
adopción plena si constituye estado civil.
 Es fuente de innumerables derechos y obligaciones.

b) Clases de filiación:
La filiación puede ser legítima, Ilegítima o por adopción. Se atiende al hecho del momento
de la concepción.

Art. 76 CC: "De la época del nacimiento se colige la de la concepción, según la regla
siguiente:
Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de
ciento ochenta días cabales, y no más de trescientos, contados hacia atrás, desde la
medianoche en que principie el día del nacimiento."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

legítima
Filiación -------> natural
Ilegítima -------> Simplemente ilegítima

Adoptiva

Es hijo legítimo el nacido durante el matrimonio verdadero de sus padres o durante el


matrimonio nulo en los casos del Art. 122; es también legítimo el legitimado por el matrimonio de
sus padres posterior a la concepción; y el que ha sido objeto de la adopción plena.
Es hijo ilegítimo el que no se encuentra en los casos anteriores.

Es adoptado el que ha obtenido el beneficio de la adopción de acuerdo a las normas de


las leyes 7.613 y 18.703.

Los hijos ilegítimos pueden ser: Simplemente ilegítimos


Naturales

Art. 270: "Los hijos ilegítimos tendrán la calidad de hijos naturales del padre o madre que
los haya reconocido, o cuya paternidad o maternidad haya sido establecida en conformidad a las
reglas del presente título."

La clasificación entre ilegítimos y naturales tiene gran importancia ya que el hijo natural
goza de innumerables ventajas que no le corresponden al ilegítimo.

Filiación legítima:
De acuerdo a lo que prescriben los artículos 35 y 179 CC. son legítimos los hijos
concebidos durante el matrimonio verdadero de sus padres o durante el matrimonio nulo en los
casos del Art. 122.

Elementos de la filiación legítima:


 Matrimonio de los padres.
 Concepción del hijo dentro del matrimonio
 Maternidad de la cónyuge
 Paternidad del cónyuge, de acuerdo al Art. 180 se presume la paternidad del padre respecto
de todo hijo nacido después de 180 días de celebrado el matrimonio (6 meses).

Acciones que nacen de la filiación legítima:


De la filiación legítima nace la acción para impugnarla y para reclamar aquella que no se
posee.

Impugnación de paternidad:
*** Si el hijo nace después de 180 días de celebrado el matrimonio goza de la presunción de
paternidad, pero el marido puede probar que no es el padre probando que durante todo el tiempo
en que pudo presumirse la concepción estuvo en la imposibilidad física de tener acceso a su
mujer.

Titulares de la acción de impugnación de paternidad:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Mientras vive el marido sólo él puede impugnar su paternidad, Art. 182, y una vez muerto
pueden impugnar la paternidad sus herederos y en general cualquier persona a quién la
paternidad le arroje un perjuicio actual, Art. 184.

Pueden también ejercer esta acción los ascendientes del padre aunque no tengan
derecho alguno en la sucesión del hijo, y no sólo cuando ha muerto sino también cuando ha
desaparecido.

Plazo para impugnar la paternidad:


El supuesto padre tiene 60 días desde que tuvo conocimiento del parto, si reside en el
mismo lugar se presume que lo supo inmediatamente y si al tiempo del nacimiento se hallaba
ausente se presume lo supo a su vuelta, salvo el caso de ocultación del parto.

Los Terceros tienen el plazo de 60 días desde la muerte del presunto padre, si hubiere
desaparecido se contará desde la fecha del decreto que concede la posesión provisoria de los
bienes del desaparecido.

La acción se dirige contra el pretendido hijo, a quién se le nombra curador para que lo
represente.

Hijo concebido durante el divorcio perpetuo o temporal de sus padres:


Art. 165: "Aunque el marido tome todas las precauciones que le permiten los artículos
precedentes, o sin ellas se prueben satisfactoriamente el hecho y circunstancias del parto, le
queda a salvo su derecho para no reconocer al hijo como suyo, con arreglo a los artículos 180 y
181, provocando el juicio de ilegitimidad en tiempo hábil."

El hijo no está amparado por la presunción de paternidad del Art. 180. Art. 190: "El
concebido durante el divorcio temporal o perpetuo de los cónyuges, no tiene derecho para que el
marido le reconozca por hijo suyo, a menos de probarse que el marido por actos positivos le
reconoció como suyo, o que durante el divorcio intervino reconciliación privada entre los
cónyuges."

Hijo concebido durante al matrimonio y nacido después de la muerte del padre:


Esta amparado por la presunción de paternidad el hijo nacido dentro de los 300 días
contados desde el fallecimiento del marido.

El nacido después de 300 días de muerto el padre no está amparado por la presunción de
paternidad, basta desconocer la paternidad, la acción le corresponde a cualquiera que tenga
interés en ello dentro de los 60 días contados desde que se impuso del nacimiento, si no se inicia
la acción en tiempo oportuno el hijo quedará como legítimo.

Impugnación de maternidad:
*** Art. 293: "La maternidad, esto es, el hecho de ser una mujer la verdadera madre del hijo que
pasa por suyo, podrá ser impugnada, probándose falso parto, o suplantación del pretendido hijo
al verdadero. Tienen el derecho de impugnarla:
1º El marido de la supuesta madre y la misma madre supuesta, para desconocer la legitimidad
del hijo;
2º Los verdaderos padre y madre legítimos del hijo, para conferirle a él, o a sus descendientes
legítimos, los derechos de familia en la suya;
3º La verdadera madre, aunque ilegítima, para exigir alimentos al hijo en conformidad al artículo
291, inciso 2º."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Plazos para impugnar la maternidad:


Art. 294: "Las personas designadas en el artículo precedente no podrán impugnar la
maternidad, después de transcurridos cinco años, contados desde la fecha del parto.
Con todo, en el caso de salir inopinadamente a luz algún hecho incompatible con la
maternidad putativa, podrá subsistir o revivir la acción anterior por un bienio contado desde la
revelación justificada del hecho."
De acuerdo al Art. 320 el verdadero hijo que reclama una filiación que se le pretende
desconocer o los verdaderos padre o madre para reclamar el hijo que pasa por hijo de otros
pueden hacerlo en cualquier tiempo.

Esta acción se concede además a todo interesado a quién la maternidad perjudique


actualmente en sus derechos sobre la sucesión testamentaria o abintestato de los supuestos
padre o madre, pero estas personas tienen el plazo de 60 días para ejercerla contados desde
que el actor haya sabido de la muerte de dichos padre o madre, pero transcurridos dos años no
podrá alegarse ignorancia del fallecimiento. (296).

Hijos legitimados por subsecuente matrimonio de los padres:


La legitimación es un beneficio acordado por la ley en virtud del cual un hijo concebido
fuera (antes) del matrimonio es elevado a la categoría de legítimo en razón del matrimonio que
después contraigan sus padres.

Art. 202: "Son también hijos legítimos los concebidos fuera de matrimonio y legitimados
por el que posteriormente contraen sus padres, según las reglas y bajo las condiciones que van
a expresarse."

Art. 203: "En los casos del artículo 122, el matrimonio nulo sirve para legitimar a los hijos
que hubieren sido concebidos con anterioridad."

Legitimación de pleno derecho:


Art. 206: "El matrimonio posterior legitima ipso jure a los hijos concebidos antes y nacidos
en él..."

Art. 207: "El matrimonio de los padres legitima también ipso jure a los hijos que tuvieren la
calidad de naturales de ambos a la fecha del matrimonio."

Legitimación voluntaria:
Opera cuando no basta el sólo matrimonio para legitimar a los hijos,

Art. 208: "Fuera de los artículos 206 y 207, el matrimonio no produce ipso jure la
legitimación de los hijos.
Para que ello se produzca, es necesario que los padres, a la fecha del matrimonio, o con
posterioridad a éste, mediante instrumento público o en acta extendida ante cualquier oficial civil,
designen los hijos a quienes confieren este beneficio, ya estén vivos o muertos.
Esta acta tendrá para todos los efectos legales el mérito de instrumento público, será
gratuita y no estará afecta a ningún gravamen fiscal."

Repudiación de la legitimación:
*** El legitimado mayor de edad puede repudiar por si mismo la legitimación, dentro del plazo de
un año contado desde que tuvo conocimiento de la legitimación, salvo que haya aceptado
expresa o tácitamente la legitimación.

246
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

*** El menor de edad repudia por sí mismo pero sólo una vez que llega a mayor edad y dentro
del año siguiente al momento en que llegado a mayor edad, tuvo conocimiento de la legitimación.

*** El que se encuentra en interdicción por sordomudez o demencia debe hacerlo por intermedio
de su curador, quién necesita de autorización judicial para repudiar la legitimación.

*** El disipador repudia por sí mismo.

*** Los herederos del legitimado que muere antes de repudiar pueden hacerlo en el plazo que al
primero le faltaba para poder hacerlo.

La repudiación es solemne, debe hacerse por escritura pública, y debe inscribirse al


margen de la inscripción de nacimiento.

Efectos de la filiación legitima:


Deberes de los hijos para con sus padres:
- Los hijos tienen el deber de respeto y obediencia hacia ambos padres, pero están
especialmente sometidos al padre. (219)
- Los hijos están obligados a socorrer a sus padres, especialmente en el estado de ancianidad,
demencia y en todas las circunstancias en que necesitasen sus auxilios.

Deberes de los padres para con sus hijos:


- Toca de consuno a los padres, o al padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la
crianza y educación de sus hijos legítimos (222). En caso de separación, nulidad o divorcio de
los padres toca a la madre la tuición de los hijos sean hombres o mujeres. (cuidado personal de
los hijos).

- Los gastos de la crianza y educación de los hijos corresponden a la sociedad conyugal, y si no


hubiere corresponden al padre, pero la madre debe contribuir a ellos en la proporción que el juez
señale.

- Art. 233 Los padres tienen la facultad de corregir y castigar moderadamente a los hijos.

- Art. 235 Los padres tendrán el derecho y el deber de dirigir la educación del hijo del modo que
crean más conveniente para él.

Derechos de los padres:


- El padre y a falta de éste la madre tienen la patria potestad, sobre los bienes del hijo no
emancipados o sobre los bienes del hijo que está por nacer.

Filiación Natural:
De acuerdo al Art. 270: " Los hijos ilegítimos tendrán la calidad de hijos naturales del
padre o madre que los haya reconocido, o cuya paternidad o maternidad haya sido establecida
en conformidad a las reglas del presente título."

Los hijos naturales pueden ser : Hijos naturales reconocidos voluntariamente o hijos
naturales que han obtenido esta declaración por sentencia judicial en juicio contradictorio, de ahí
que en el Art. 271 señale en los Nºs 1 y 5 las causales de reconocimiento voluntario y en los Nºs
2, 3 y 4 las causales de reconocimiento forzado:
Reconocimiento Voluntario : Art., 271 Nºs 1 y 5
Son hijos naturales :

247
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Nº 1.º: Los que el padre, la madre o ambos hubieren reconocido como hijo suyo mediante una
declaración formulada con ese determinado objeto en escritura pública, en la inscripción de
nacimiento del hijo o en acto testamentario.

Con todo, el hecho de consignarse el nombre del padre o de la madre, a petición de ellos,
en la inscripción del nacimiento, es suficiente reconocimiento de filiación natural

El reconocimiento por acto entre vivos señalada en este número, podrá efectuarse por
medio de mandatario constituido por escritura pública y especialmente facultado con ese objeto.

Asimismo, en el evento de que la madre sea demente o sordomuda que no pueda darse a
entender por escrito, podrá reconocer a su hijo como natural a través de la declaración que
efectúe su curador y siempre que conste la maternidad en el comprobante de parto y se haya
identificado a la madre en él.

Nº 5.º Aquellos que hayan sido reconocidos por el supuesto padre, cuando, citado éste
por el hijo a la presencia judicial, confesaré la paternidad bajo juramento. Nadie podrá ejercer
este derecho más de una vez con relación a la misma persona.

Reconocimiento Forzado : Art., 271 Nºs 2, 3, y 4.


Nº 2.º Aquellos que hubieren obtenido el reconocimiento de la paternidad o maternidad
natural por sentencia judicial.

La acción del presunto hijo a que se refiere este número deberá necesariamente fundarse
en instrumento público o privado emanado del supuesto padre o madre del cual se desprenda
una confesión manifiesta de paternidad o maternidad.

El referido instrumento deberá acompañarse a la demanda y sin este requisito no se dará


curso a ésta.

Nº 3.º Los que hubieren poseído notoriamente, a lo menos durante diez años consecutivos, la
calidad de hijo respecto de determinada persona.
La posesión de dicha calidad consiste en que su padre o madre le haya tratado como hijo,
proveyendo a su educación y establecimiento de un modo competente y presentándolo en ese
carácter a sus deudos y amigos, y que éstos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan
reputado y reconocido como tal.

La posesión notoria deberá probarse por un conjunto de testimonios fidedignos, que la


establezcan de un modo irrefragable. La prueba de testigos no bastará por sí sola para
acreditarla.
Nº 4.º Los que hubieren obtenido declaración de maternidad fundada en la circunstancia
precisa de haberse establecido, con testimonios fidedignos, el hecho del parto y la identidad del
hijo.

De los números 2, 3 y 4 nace la acción de reclamación de estado, a virtud de la cual se


reclama la calidad de hijo natural de una persona.

Las características de la acción de reclamación de estado:


Debe seguirse siempre contra legítimo contradictor, se tramita en juicio ordinario, la
acción debe entablarse y notificarse en vida del supuesto padre o madre, salvo el caso de la
madre que muere dentro de los treinta días siguientes al parto sin haber reconocido al hijo, en
cuyo caso la demanda se notificará a cualquiera de los parientes consanguíneos, mayores de

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

edad, de grado más próximo, la acción de reclamación de estado no puede dirigirse contra una
persona casada salvo que se dirija contra ambos cónyuges o que éstos se encuentren
divorciados perpetuamente.

Efectos de la filiación natural:


- El hijo natural debe respeto y obediencia al padre o madre que lo haya reconocido, y si ambos
lo hubieren reconocido estará especialmente sometido al padre.

- El hijo natural está obligado a auxiliar y socorrer a sus padres naturales en todas las
circunstancias que lo precisen.

- Los padres tienen el derecho de castigar moderadamente y corregir a sus hijos naturales.

- La tuición del hijo natural corresponde al padre o madre que lo haya reconocido, si lo han
reconocido ambos les corresponde de consuno, si los padres naturales viven separados
corresponde a la madre, salvo que sea depravada y que sea de temer que se perviertan por su
culpa.

- Si el padre o madre es casado no podrá llevar al hijo natural a vivir a su casa sin autorización
de su cónyuge.

- En el caso de los hijos naturales reconocidos forzadamente será el juez quién decidirá sobre su
situación.

Con respecto a la patria potestad los padres naturales no tienen la patria potestad sobre
los bienes del hijo natural, y tampoco el usufructo de los bienes de éste, en cuanto a la
administración y representación corresponderá al padre que primero los haya reconocido, y en
caso de ser al mismo tiempo corresponderá la guarda al padre, es decir administra los bienes del
hijo por el hecho de ser el curador del mismo y no por ser el padre, tienen entonces los derechos
y deberes de tales curadores. Pero no corresponde este derecho a los padres que hayan
reconocido forzadamente al hijo.

Los padres naturales deben consentir el matrimonio del hijo natural, salvo que hayan
reconocido forzadamente en cuyo caso no gozan de esta facultad.

En cuanto a los derechos hereditarios, tanto el padre como el hijo son recíprocos
herederos en la forma que más adelante se verá.

El hijo natural tiene derecho a reclamar alimentos congruos de sus padres naturales y
éstos tienen derecho a reclamar alimentos necesarios a sus hijos naturales.

Filiación simplemente ilegítima: Son aquellos hijos ilegítimos que no han sido reconocidos
de acuerdo a las normas del art. 271, pero de acuerdo al art. 280 pueden investigar respecto de
su filiación.

Art. 280: "El hijo ilegítimo que no tenga la calidad de natural sólo tendrá derecho a pedir
alimentos del padre o madre, o de ambos según el caso:
1. Si de un conjunto de testimonios y antecedentes o circunstancias fidedignos resultaré
establecida de un modo irrefragable la paternidad o la maternidad del supuesto padre o
madre;

249
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

2. Si el presunto padre o madre hubiere proveído o contribuido al mantenimiento y educación del


hijo en calidad de tal y ello se prueba en la forma señalada en el número anterior;

3. Si hallándose comprobada la filiación del hijo respecto de la madre, se acreditaré en la forma


establecida en el número 1.º que ella y el presunto padre han vivido en concubinato notorio y
durante él ha podido producirse legalmente la concepción;

4. Si el supuesto padre, citado por dos veces a la presencia judicial para que, bajo juramento,
reconozca al hijo y expresándose en la citación el objeto, no compareciere sin causa
justificada;

5. Si el período de la concepción del hijo correspondiere a la fecha de la violación, estupro o


rapto de la madre. En este último caso, bastará que hubiere sido posible la concepción
mientras estuvo la raptada en poder del raptor.

El hecho de seducir a una menor, haciéndola dejar la casa de la persona a cuyo cuidado
esté, es rapto aunque no se emplee la fuerza.

Si varias personas hubieran consumado la violación de la madre, deberá le juez


determinar cuál es el presunto padre del hijo que reclama alimentos. Si ello no fuere posible,
podrá condenar solidariamente al pago de dichos alimentos a todos los autores de la violación.

Rechazada la acción a que se refiere el presente artículo, no podrá renovarse sino por
una sola vez en el caso del número 4.º. En los demás casos, sólo podrá renovarse si se
fundamenta en antecedentes que se hayan generado con posterioridad a la sentencia.

La sentencia que acoja la acción de alimentos a que se refiere el presente artículo y el


cumplimiento de esta sentencia no conferirán la calidad de hijo natural, ni la que rechace dicha
acción privará al hijo del derecho de reclamar esa calidad con sujeción a las reglas del título
anterior."

La acción de investigación de la filiación ilegítima corresponde al hijo pero sólo antes de


cumplir 18 años, ya que esta acción tiene como fin conseguir alimentos, por lo que de acuerdo al
Art. 286 " Ningún varón ilegítimo, que hubiere cumplido dieciocho años, y que no tuviere
imposibilidad física para dedicarse a un trabajo de que pueda subsistir, será admitido a pedir que
su padre o madre le reconozca o le alimente, pero revivirá la acción si el hijo se imposibilitare
posteriormente para subsistir de su trabajo."

La acción que concede el artículo 280 no podrá intentarse contra ninguna mujer casada
no divorciada perpetuamente, así lo señala expresamente el Art. 288.

Efectos de la filiación ilegítima:


- Crea la obligación de dar alimentos en los siguientes casos:
1. - El padre o madre ilegítimos cuya filiación haya sido establecida de acuerdo al Art. 280 deben
al hijo ilegítimo alimentos necesarios, salvo en el caso de la violación, estupro o rapto en cuyo
caso se deben alimentos congruos.

2. - Los hijos ilegítimos deben alimentos sólo a la madre ilegítima, pero pierde este derecho si lo
abandona en la infancia.

Con respecto a la tuición se aplican las normas de la filiación legítima en cuanto fuere
posible.

250
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

101.- ADOPCION
a) CONCEPTO
b) NATURALEZA JURIDICA
c) CLASES
d) EFECTOS

a) Concepto : Según Capitant: La adopción es un acto jurídico que crea entre dos personas
relaciones ficticias y puramente civiles de parentesco y filiación.

b) Naturaleza Jurídica : Es un acto jurídico.

c) Clases :
En Chile existen tres tipos de adopción :
Adopción Ordinaria, regida por la ley 7.613.
Adopción Simple, regida por la ley 18.703
Adopción Plena, regida por la ley 18.703

ADOPCION ORDINARIA : Se rige por la ley 7.613


De acuerdo al Art. 1º La adopción es un acto jurídico destinado a crear entre adoptante y
adoptado los derechos y obligaciones que establece la presente ley.

Esta adopción no constituye estado civil.

Requisitos :
- La adopción deberá otorgarse por escritura pública, en la que conste la aceptación del
adoptado. Art. 5. El adoptado puede ser mayor o menor, si es menor deberá autorizar su
representante legal o sus padres legítimos, en el caso de negativa injustificada podrá autorizar el
juez.

- Debe ser autorizada por el juez con conocimiento de causa y con audiencia de los ascendientes
legítimos del adoptante y del adoptado, y los descendientes legítimos del adoptado.

- La resolución que autorice la adopción será insertada en la escritura pública.


- La escritura debe inscribirse en el registro civil correspondiente al domicilio del adoptado y
anotarse al margen de la inscripción de nacimiento del adoptado.

- El adoptado que tome el apellido del adoptante deberá expresarlo en la escritura publica y se
hará mención de ello en la inscripción en el Registro Civil.

- Entre adoptante y adoptado debe haber a lo menos 15 años de diferencia, y el adoptante no


puede tener menos de 40 ni más de 70 años. Si el adoptante es casado debe consentir su
cónyuge. El adoptante debe ser persona natural y tener la libre disposición de sus bienes. Las
personas que tengan descendencia legítima sólo podrán adoptar cuando todos sus hijos sean
mayores y con la autorización de éstos otorgada por escritura pública.

- La adopción sólo es procedente si presenta ventajas para el adoptado.

EFECTOS DE LA ADOPCION ORDINARIA : Por regla general los efectos se producen entre
adoptante y adoptado.

251
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

1. - Puede el adoptado tomar el nombre del adoptante.

2. - El adoptante pasa a ejercer sobre el adoptado todos los derechos de la autoridad paterna,
pero deberá hacer inventario y prestar fianza para administrar sus bienes, además no tiene el
usufructo de los bienes del adoptado.

3. - Entre adoptante y adoptado se deben alimentos congruos.

4. - El adoptado tiene derechos sucesorios en la herencia abintestato del adoptante, con


derechos similares a los del hijo natural.

Respecto de terceros :
1. - La adopción ordinaria no hace perder al adoptado los derechos que le corresponden en su
familia, los heredará y estará obligado a los alimentos para esas personas.

2. - La adopción hace perder al padre legítimo la patria potestad.

3. - La adopción pone fin a la guarde en que e encontraba el adoptado.

Término de la adopción ordinaria : Art. 32 Ley 7.613


1º Por voluntad del adoptado, manifestada en escritura pública, dentro del año siguiente a la
cesación de su incapacidad;

2º Por consentimiento mutuo del adoptante y del adoptado mayor de edad, que conste en
escritura pública;

3º Por sentencia judicial que prive al adoptante de la patria potestad en los casos contemplados
en el artículo 267 del Código Civil; y

4º Por sentencia judicial que declare la ingratitud del adoptado para con el adoptante.

ADOPCION SIMPLE : Ley 18.703


La adopción simple crea entre adoptante y adoptado sólo los derechos y obligaciones que se
establecen en el Título II.
Características :
* Se constituye por sentencia judicial,
* No constituye estado civil,
* Es temporal, se extingue de pleno derecho por llegar el adoptado a la mayoría de edad,
* El adoptado continúa formando parte de su familia de origen.

Requisitos de la adopción simple :


- Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo si se trata de cónyuges.
- El adoptante debe ser una persona natural, mayor de edad y plenamente capaz, si es casado
debe consentir el cónyuge.
- Debe existir a lo menos una diferencia de 15 años entre adoptante y adoptado.
- El adoptado debe ser menor de 18 años, que requiera de asistencia y protección y carezcan de
bienes.

Efectos de la adopción simple :

252
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

- El adoptante tiene el cuidado personal del adoptado, debe pagar los gastos de alimentación,
crianza y educación del mismo.
- El adoptante ejerce la autoridad paterna y tiene la patria potestad sobre los bienes del
adoptado, pero no tiene el usufructo de ellos.
- Tiene el adoptante la facultad de consentir en el matrimonio del adoptado.
- El adoptante para contraer matrimonio debe hacer inventario de los bienes del adoptado que
administra, si no lo hace queda sujeto a indemnizar al adoptado por los perjuicios que le
ocasione la falta del inventario.
- La adopción simple pone fin a la patria potestad que ejercía el padre legítimo y a la guarda del
menor adoptado.
- El adoptado sigue perteneciendo a su familia.

Extinción de la adopción simple : Art. 20 Ley 18.703


" La adopción simple termina por las siguientes causales:
a) Por mayoría de edad del adoptado;

b) Por sentencia judicial pronunciada por el tribunal que resolvió sobre ella, de oficio o a petición
de parte, cuando se hayan perdido las finalidades que se tuvieron en vista para otorgarla y,
especialmente, en caso de abandono, maltrato, depravación o incapacidad física permanente del
adoptante, y

c) Por la adopción del menos conforme a las normas de la ley 7.613 o por su adopción plena de
acuerdo a las disposiciones del Título III de esta ley."

ADOPCION PLENA : Ley 18.703


La adopción plena tiene por objeto conceder al adoptado el estado civil de hijo legítimo de
los adoptantes en los casos y con los requisitos que se establecen en el Título III. (Art. 1 inc. 3).

Características :
* Es de orden público,
* Se constituye sólo por sentencia judicial,
* Es constitutiva de estado civil,
* Es una ficción legal, ya que crea una filiación que en realidad no existe, es fuente de la filiación
legítima,
* Es irrevocable, sólo puede ser dejada sin efecto por sentencia judicial que declare la nulidad
por fraude,

Requisitos : Art. 21
- Sólo podrá otorgarse a los cónyuges no divorciados, con cuatro años de matrimonio, mayores
de 25 años y menores de sesenta, con 20 años más que el menor y que lo hubieren tenido a su
tuición o cuidado en forma ininterrumpida a lo menos un año. Los cónyuges deberán actuar
siempre de consuno. Los requisitos de edad y diferencia con el menor no serán exigibles cuando
si uno de los adoptantes es ascendiente por consanguinidad del adoptado.

- Al viudo o viuda podrá otorgarse la adopción plena, si en vida de ambos cónyuges se hubiere
iniciado la tramitación correspondiente y siempre que cumpla con los demás requisitos legales.

También podrá otorgarse la adopción plena, al viudo o viuda que pruebe que el cónyuge
difunto manifestó su voluntad de conceder ese beneficio conjuntamente con el sobreviviente,
siempre que la tramitación correspondiente se haya iniciado dentro del año siguiente a su
fallecimiento.

253
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

La voluntad señalada deberá probarse por instrumento público, testamento o un conjunto


de testimonios fidedignos que la establezca de un modo irrefragable, no bastando la sola prueba
de testigos.

Para otorgar el beneficio de la adopción plena, el viudo o viuda deberá haber tenido al
menor durante un año bajo su tuición o cuidado personal, plazo que podrá ser modificado por el
juez si estima que existen motivos que lo justifiquen.

La adopción en estos casos, se entenderá efectuada por ambos cónyuges.

- Se podrá también otorgar el beneficio de adopción plena a los cónyuges cuyo matrimonio
hubiere sido disuelto, siempre que exista la conformidad de ambos y la del actual cónyuge si
estuviesen ligados por nuevo matrimonio, cuando al tiempo de la disolución el menor hubiere
completado un período bajo la tuición o cuidado de los adoptantes de, a lo menos, un año y con
tal que concurran los demás requisitos que establece la ley.

- La adopción plena sólo procederá respecto de los menores cuya edad sea inferior a 18 años,
cuando ofrezca ventajas al adoptado, se encuentren en caso de orfandad de padre y madre,
sean de filiación desconocida, se encuentren abandonados, o sean hijos de cualquiera de los
adoptantes.

Procedimiento :
1. - La solicitud de adopción debe firmarse ante el secretario del tribunal, acompañando copia
íntegra de la inscripción de nacimiento, y si no fuere posible el tribunal ordenará inscribir al
menor en le registro civil correspondiente al domicilio de los adoptantes.

2. - La solicitud de adopción deberá notificarse personalmente a los padres, guardadores o


personas que pudieren alegar derechos sobre el menor, si fuere posible hacerlo
personalmente se hará por dos avisos publicados en días distintos, entre los que mediará a lo
menos cinco días. Estos avisos deberán ser redactados en extracto por el secretario del
tribunal señalando los mayores datos disponibles, salvo la identificación de los solicitantes.
3. - Los padres, guardadores y terceros tendrán un plazo de 15 días para comparecer al tribunal.
4. - El juez abrirá si es necesario un término de prueba en la forma y términos de los incidentes
(8 días, dentro de los dos primeros se acompaña la lista de testigos)

5. - Después el tribunal declarará el estado de abandono del menor y esta resolución se notifica
por cédula a los interesados que hubieren comparecido.

6. - Sentencia, que si acoge la adopción deberá ordenar:


* Que se oficie a la dirección general del servicio del registro civil y a cualquier otro organismo
público o privado, solicitando el envío de la ficha individual del adoptado y de cualquier otro
antecedente que permita su identificación, los que serán agregados a los autos,
* Que se remita el expediente a la oficina del registro civil del domicilio de los adoptantes a fin de
que se practique una nueva inscripción de nacimiento del adoptado como hijo legítimo de los
adoptantes, quienes requerirán dicha inscripción en el registro de nacimientos de la oficina del
registro civil que corresponda a su domicilio,
* Cuando se acoja la adopción de dos o más persona entre las que no hubiere una diferencia de
edad de 270 días (9 meses), la sentencia al precisar la fecha de nacimiento de cada uno cuidará
de que exista entre sus fechas de nacimiento el plazo referido, lo mismo se hará cuando igual
situación se presente entre el o los adoptados y los hijos de los adoptantes.
* Que se cancele la antigua inscripción de nacimiento del

254
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

adoptado.

Efectos de la adopción plena :


Se producen los mismos efectos que en la filiación legítima, la adopción hace caducar los
vínculos de la filiación de origen del adoptado en todos sus efectos civiles, salvo en lo que se
refiere a los impedimentos o prohibiciones para contraer matrimonio. (lazos de consanguinidad).

Extinción de la adopción plena :


La adopción plena es irrevocable, pero el adoptado tendrá siempre derecho a pedir
la nulidad de la adopción cuando hubo fraude en su obtención, ante el juez de letras del
territorio donde se tramitó la adopción.

Principio de la reserva en la adopción :


De acuerdo al Art. 35 de la Ley 18.703 todas las tramitaciones, tanto judiciales como
administrativas y la guarda de documentos a que dé lugar la adopción serán reservadas;
Salvo que los solicitantes, en su demanda de adopción, hayan manifestado lo contrario. En
este caso, en la sentencia se dejará constancia de ello y no será aplicable lo dicho en la
parte primera de este inciso.

Cuando el procedimiento de adopción se haya tramitado en forma reservada, los


funcionarios públicos que violaren esta reserva, serán sancionados con la pena de
suspensión del empleo y multa de seis a diez sueldos vitales, y en caso de causar
daño la pena será de inhabilitación absoluta y multa de ocho a diez UTM.

102.- SUCESION POR CAUSA DE MUERTE


a) CONCEPTO
b) CONTENIDO
c) CARACTERISTICAS COMO MODO DE ADQUIRIR

a) Concepto : Es un modo de adquirir el dominio por el cual una persona adquiere todos los
derechos y obligaciones transmisibles de otra que es su causante.

La palabra sucesión evoca la idea de la transmisión de todo o parte del patrimonio de una
persona fallecida a una o más personas vivas, señaladas por el difunto o por la ley.

La palabra sucesión sirve además para designar el patrimonio mismo que se transmite, el
objeto de la transmisión.

Puede también servir para designar al conjunto de los sucesores, se habla de "la sucesión"
de fulanito.

b) Contenido : Contiene las normas aplicables a las sucesiones sean testamentarias o


abintestato, las clases de testamentos, las formas de otorgarlos, las incapacidades e
indignidades para suceder, las asignaciones forzosas, etc.

c) Características como modo de adquirir :


* La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio de acuerdo al Art.
588

255
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

" Los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión
por causa de muerte, y la prescripción."

* Es un modo de adquirir el dominio derivativo porque el derecho que se adquiere emana


del causante, de ahí que no podrá adquirir más derechos que los que el causante tenía.

* Es un modo de adquirir a título gratuito, ya que el que adquiere no debe ninguna


contraprestación, e incluso puede rechazar libremente.

* Sirve para adquirir todo tipo de derechos, salvo aquellos que la ley declara
intransmisibles. ej. Usufructo, se extingue con la muerte del usufructuario, Uso y habitación,
el derecho de alimentos, el mandato.

103.- CLASES DE SUCESION


a) CONCEPTOS
b) IMPORTANCIA DE LA DISTINCION

a) Conceptos :
Sucesión testada y abintestato :
La sucesión como modo de adquirir requiere un título, así de acuerdo al art. 952 " Si
se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama testamentaria, y si en virtud de
la ley, intestada o abintestato.

La sucesión en los bienes de una persona difunta puede ser parte testamentaria, y
parte intestada."

Importancia de la clasificación :
El título en la sucesión testada es el testamento y en la sucesión intestada o
abintestato el título es la ley.

Sucesión a título universal o singular :


De acuerdo al Art. 951 " Se sucede a una persona difunta a título universal o a título
singular.

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y


obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto.

El título es singular cuando se sucede en una o más especies o cuerpos ciertos,


como tal caballo, tal casa; o en una o más especies indeterminadas de cierto género, como
un caballo, tres vacas, seiscientos pesos fuertes, cuarenta fanegas de trigo."

Importancia de la clasificación :
Las asignaciones a título universal se llaman herencias y el asignatario heredero,
las asignaciones a título singular se llaman legados y el asignatario legatario. Las
asignaciones que hace la ley son siempre a título singular.

104.- APERTURA DE LA SUCESION


a) CONCEPTO
b) IMPORTANCIA

256
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

c) DELACION DE LAS ASIGNACIONES


d) MEDIDAS DE SEGURIDAD
e) HERENCIA YACENTE
f) BENEFICIOS DE INVENTARIO Y SEPARACION DE PATRIMONIOS

a) Concepto:
La apertura de la sucesión es un hecho jurídico, consecuencia de la muerte de una
persona, y en cuya virtud los bienes del difunto pasan a sus sucesores.

La apertura de la sucesión se produce con la muerte del causante.


Art. 955 " La sucesión de los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en
su último domicilio, salvos los casos expresamente exceptuados.

La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvas las excepciones
legales." ( La única excepción es el caso del desaparecido declarado muerto
presuntivamente en que la sucesión se abre en el último domicilio que haya tenido en
Chile.)

Es importante determinar, con la mayor precisión posible, el momento de la muerte


de una persona. Así, en el caso de la declaración de muerte presunta y en el de los
comurientes, que se suceden recíprocamente, si no puede probarse el orden en que
murieron, ninguna de ellas sucederá en los bienes de las otras.

b) Importancia del momento de la apertura de la sucesión:


1º El momento de la apertura de la sucesión determina las personas hábiles para suceder
al difunto.

2º Se determinan los derechos en que ha de sucederse, es decir los que el causante tenía
al momento de su fallecimiento.

3º Desde ese momento comienza el estado de indivisión entre los herederos, y a esa fecha
deberá retrotraerse los efectos de la adjudicación de un bien al momento de la partición.

4º Los efectos de la aceptación o repudiación de una herencia se retrotraen al momento de


la apertura de la sucesión.

5º En la sucesión rigen las leyes vigentes al momento de su apertura.

6º Con respecto al lugar donde se abre la sucesión este es el del último domicilio del
causante, salvo el caso del desaparecido declarado muerto presuntivamente en que la
sucesión se abre en el último domicilio que haya tenido en Chile, el lugar donde se abre la
sucesión fija la competencia de los tribunales.

c) Delación de las asignaciones:


Art. 956 Inc. 1º " La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a
aceptarla o repudiarla."

De acuerdo al art. 1225 " Todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente."

257
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

La herencia o legado se defiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la


persona de cuya sucesión se trata, si el heredero o legatario no es llamado
condicionalmente; o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es
condicional.

Salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del


asignatario, pues en este caso la asignación se defiere al momento de la muerte del
testador, dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada con sus
accesiones y frutos, en caso de contravenirse a la condición.

Lo cual, sin embargo, no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto que
mientras penda la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa
asignada."

Por regla general el asignatario es libre para aceptar o repudiar salvo que substraiga
efectos pertenecientes a la sucesión en cuyo caso se entiende que acepta, o cuando se
constituya en mora de aceptar o repudiar en cuyo caso se entiende que repudia. (1231 y
1233).

Podrán ocurrir casos en que la demora en aceptar o repudiar perjudique a terceros, en


cuyo caso podrán demandar para que declare si acepta o repudia, en ese caso tendrá 40
días desde la fecha de la demanda, prorrogable no más de un año, y si no está se le
designará un curador de bienes que aceptará con beneficio de inventario.

Para aceptar o repudiar una asignación es necesario ser capaz, los incapaces lo harán a
través de sus representantes legales, así el tutor o curador debe aceptar las herencias
deferidas al pupilo con beneficio de inventario y si se trata de legados que le imponen
obligaciones o gravámenes, deberá aceptar previa tasación de las cosas legadas.(397 y
398). No puede repudiar sin autorización judicial.

La aceptación y la repudiación no admiten modalidades y son indivisibles

d) Medidas de Seguridad:

Puede suceder que a la muerte de una persona se cometan actos de ocultación de bienes
en perjuicio de los asignatarios y acreedores, por eso la ley señala las medidas de
seguridad que pueden tomarse, estas son, la guarda y aposición de sellos, la declaración
de herencia yacente y la facción de inventario.

GUARDA Y APOSICION DE SELLOS :


La aposición de sellos consiste en la colocación de tiras de papel o de género fijadas con
lacre u otra sustancia semejante, en forma de que no pueda abrirse sin rotura un mueble,
una pieza o una casa

La guarda consiste en la custodia de las llaves del mueble o lugar en que están los bienes
sujetos a la aposición de sellos.
Es una medida de seguridad provisoria.

Art. 1222 : " Desde el momento de abrirse una sucesión, todo el que tenga interés en ella,
o se presuma que pueda tenerlo, podrá pedir que los muebles y papeles de la sucesión se
guarden bajo llave y sello, hasta que se proceda al inventario solemne de los bienes y
efectos hereditarios.

258
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

No se guardarán bajo llave y sello los muebles domésticos de uso cotidiano, pero se
formará lista de ellos.
La guarda y aposición de sellos deberá hacerse por el ministerio del juez con las
formalidades legales."

Los gastos de la guarda y aposición de sellos gravan toda la herencia, son una baja
general.

La guarda y aposición de sellos dura hasta que se haga inventario solemne de los bienes.

FACCION DE INVENTARIO :
El inventario es una enumeración de todos los bienes y de todas las obligaciones del
difunto, tiene por objeto hacer constar el estado del patrimonio del causante.
Es una medida permanente de seguridad.

El inventario puede ser simple o solemne.


** Inventario simple, es una lista de los bienes y deudas hecha por los interesados sin
ninguna solemnidad.
** Inventario solemne, es el que se practica previa orden judicial por un funcionario público
con las solemnidades legales.

Art. 859 CPC : " El inventario solemne se extenderá con los requisitos que siguen:
1. Se hará ante un notario y dos testigos mayores de dieciocho años, que sepan leer y
escribir y sean conocidos del notario. Con autorización del tribunal podrá hacer las
veces de notario otro ministro de fe o un juez de menor cuantía;
2. El notario o el funcionario que lo reemplace, si no conoce a la persona que hace la
manifestación, la cual deberá ser, siempre que esté presente, el tenedor de los bienes,
se cerciorará ante todo de su identidad y la hará constar en la diligencia;

3. Se expresará en letras el lugar, día, mes y año en que comienza y concluye cada parte
del inventario;

4. Antes de cerrado, el tenedor de los bienes o el que hace la manifestación de ellos,


declarará bajo juramento que no tiene otros que manifestar y que deban figurar en el
inventario; y

5. Será firmado por dicho tenedor o manifestante, por los interesados que hayan asistido,
por el ministro de fe y por los testigos."

Debe hacerse el inventario con citación de todos los interesados conocidos y que según la
ley tengan derecho a asistir, el Art. 1255 señala que tendrán derecho a asistir al inventario
el albacea, el curador de la herencia yacente, los herederos presuntos testamentarios o
abintestato, el cónyuge sobreviviente, los legatarios, los socios de comercio, los
fideicomisarios y todo acreedor hereditario que presente el título de su crédito.

Todos tendrán derecho a reclamar contra el inventario en lo que les pareciere inexacto.

El inventario debe ser solemne cuando existen incapaces de administrar sus bienes,
menores o dementes dentro de los herederos.

Los gastos del inventario constituyen una baja general. (1224)

259
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

HERENCIA YACENTE : Puede suceder que entre el momento en que la herencia es


deferida y la aceptación de la misma transcurra un tiempo y en ese lapso los bienes
quedan desamparados, la herencia yacente es una institución que tiene por objeto resolver
ese problema y conservar el patrimonio hereditario.

Art. 1240 : " Si dentro de los quince días de abrirse la sucesión no se hubiere aceptado la
herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea a quien el testador haya conferido la
tenencia de los bienes y que haya aceptado su encargo, el juez, a instancia del cónyuge
sobreviviente, o de cualquiera de los parientes o dependientes del difunto, o de otra
persona interesada en ello, o de oficio, declarará yacente la herencia; se insertará esta
declaración en un diario de la comuna, o de la capital de la provincia o de la capital de la
región, si en aquélla no lo hubiere; y se procederá al nombramiento de curador de la
herencia yacente.
Si hubiere dos o más herederos y aceptase uno de ellos, tendrá la administración
de todos los bienes hereditarios proindiviso, previo inventario solemne, y aceptando
sucesivamente sus coherederos, y suscribiendo el inventario, tomarán parte en la
administración.
Mientras no hayan aceptado todos, las facultades del heredero o herederos que
administren serán las mismas de los curadores de la herencia yacente, pero no serán
obligados a prestar caución, salvo que haya motivo de temer que bajo su administración
peligren los bienes."

No confundir La herencia yacente con la herencia vacante, la herencia yacente es la que


no ha sido aceptada y se declara por resolución judicial, la herencia vacante es la que
corresponde al fisco a falta de otros herederos de mejor derecho.(el que denuncia una
herencia vacante se lleva el 20% de los bienes que ingresen al patrimonio fiscal).

f) Beneficio de inventario y separación de patrimonios :


BENEFICIO DE INVENTARIO : Al momento de aceptar el heredero puede hacerlo con
"beneficio de inventario", esto es, limitando su responsabilidad en la herencia hasta el valor
de lo recibido, ya que de no ser por este beneficio quedaría obligado ilimitadamente.

Art. 1247 : " El beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan
responsables de las obligaciones hereditarios y testamentarias, sino hasta concurrencia del
valor total de los bienes que han heredado."
Es de orden público, el testador no podrá prohibir que el heredero acepte con beneficio de
inventario Art. 1249.

Herederos obligados a aceptar con beneficio de inventario:(1250)


1. Las herencias deferidas al fisco y todas las corporaciones y establecimientos públicos.

2. Las herencias de las personas que no pueden aceptar o repudiar sino por el ministerio o
autorización de otras.

3. Artículo 1251. Los herederos fiduciarios son obligados a aceptar con beneficio de
inventario.

Si hay varios herederos y unos quieren aceptar con beneficio de inventario y otros no de
acuerdo al Art. 1248 todos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario.

Requisitos del beneficio de Inventario :


1. El heredero debe expresamente impetrarlo

260
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

2. Que no haya realizado actos que importen aceptación tácita, salvo que previamente
haya realizado inventario solemne en cuyo caso se presume su intención de aceptar con
beneficio de inventario. (1245)

3. Que se practique inventario

4. Que el inventario sea fiel. (1256)

SEPARACION DE PATRIMONIOS : Cada vez que una herencia es aceptada pura y


simplemente se produce una confusión de patrimonios, así los bienes y las deudas del
difunto se confunden con las del heredero, pero esta confusión puede perjudicar al
heredero, a los acreedores del heredero o a los acreedores del causante, por eso el Art.
1378 establece:

Art. 1378 : " Los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que
no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero; y en virtud de este
beneficio de separación tendrán derecho a que de los bienes del difunto se les cumplan las
obligaciones hereditarias o testamentarias con preferencia a las deudas propias del
heredero."

Una consecuencia de la aceptación de la asignación con beneficio de inventario es


que impide que los patrimonios se confundan, ya que, si así sucediera no podría limitarse
la responsabilidad del heredero, pero esta consecuencia no es propiamente el beneficio de
separación, ya que el beneficio como tal solo pueden pedirlo judicialmente los acreedores
hereditarios y los acreedores testamentarios.

El decreto judicial que concede el beneficio debe inscribirse en el CBR correspondiente en


caso de que haya habido bienes raíces dentro de los bienes del causante.

105.- DERECHO REAL DE HERENCIA


a) CONCEPTO
B) MODOS DE ADQUIRIRLO

a) Concepto:
La herencia es todo el patrimonio del difunto, involucra todas sus relaciones
jurídicas, independientemente de su contenido efectivo; la herencia es una universalidad
jurídica que comprende derechos y obligaciones, activos y pasivos.

La herencia es un derecho real, de acuerdo al art. 577 "derecho real es el que


tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona.
Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o
habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos
nacen las acciones reales."
En el caso del derecho real de herencia la acción se llama acción de petición de
herencia.
El derecho real de herencia se adquiere por el modo de adquirir sucesión por causa
de muerte, pero además de adquirir el dominio la ley señala que por el hecho de deferirse
la herencia se adquiere además la posesión, así lo señala el Art. 722 " La posesión de la
herencia se adquiere desde el momento en que es deferida aunque el heredero lo ignore.

261
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

El que validamente repudia una herencia se entiende no haberla poseído jamás."

Art. 688 " En el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere


por el ministerio de la ley al heredero; pero esta posesión legal no habilita al heredero para
disponer en manera alguna de un inmueble, mientras no preceda :
1º El decreto judicial que da la posesión efectiva: este decreto se inscribirá en el registro de
la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado; y si la sucesión es
testamentaria, se inscribirá al mismo tiempo el testamento.

2º Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos 1º y 2º del artículo precedente:


en virtud de ellas podrán los herederos disponer de consuno de los inmuebles
hereditarios; y

3º La inscripción especial prevenida en el inciso 3º: sin ésta no podrá el heredero disponer
por sí solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido."

b) Modos de adquirir el derecho real de herencia :


Puede adquirirse el derecho real de herencia por los siguientes modos de adquirir :
Art. 588
* Sucesión por causa de muerte,

* Tradición, pero solo una vez abierta la sucesión ya que el pacto sobre sucesiones futuras
adolece de nulidad absoluta por ílicitud del objeto,

* Prescripción, en el plazo de diez años, salvo el heredero putativo al que se le haya dado
la posesión efectiva de la herencia que ganará por prescripción de cinco años, ya que el
decreto de posesión efectiva le sirve de justo título.

106.- POSESION DE LA HERENCIA


a) CLASES
b) REQUISITOS PARA DISPONER DE LOS BIENES

De acuerdo al Art. 722 " La posesión de la herencia se adquiere desde el momento


en que es deferida, aunque el heredero lo ignore.
El que validamente repudia una herencia se entiende no haberla poseído jamás."

Art. 688 Inc. 1º: " En el momento de deferirse la herencia, la posesión de ella se
confiere por el ministerio de la ley al heredero." ---> Esta posesión es especialísima ya que
puede que el heredero no tenga ni el corpus ni el animus, requisitos esenciales en toda
posesión, por otra parte el código apartándose de sus precedentes estableció que esta
posesión puede ser diversa que la del causante, ya que de acuerdo al Art.717 " Sea que se
suceda a título universal o singular, la posesión del sucesor, principia en él." (pero podrá
añadir el tiempo de su antecesor, pero en ese caso se la apropia con sus calidades y
vicios).

Clases de posesión :
---------------> Posesión legal
Posesión efectiva

262
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

La posesión legal es la que tiene el heredero desde el momento de deferirse la herencia


por el sólo ministerio de la ley aunque lo ignore. Art. 688 Inc. 1º " En el momento de
deferirse la herencia, la posesión de ella se confiere por el ministerio de la ley al heredero,
pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer en manera alguna de un
inmueble."

La posesión efectiva es el decreto judicial que reconoce al heredero su calidad de tal.


Art.688 Nº 1 " El decreto judicial que da la posesión efectiva: este decreto se inscribirá en el
registro de la comuna en que haya sido pronunciado; y si la sucesión es testamentaria, se
inscribirá al mismo tiempo el testamento."

b) Requisitos para disponer de los bienes :


De acuerdo al mismo artículo 688 la posesión legal no habilita para disponer de
manera alguna de un inmueble mientras no preceda :
1º El decreto judicial que da la posesión efectiva : este decreto se inscribirá en el registro
de la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado; y si la sucesión
es testamentaria, se inscribirá al mismo tiempo el testamento;

2º Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos 1º y 2º del artículo precedente :


en virtud de ellas podrán los herederos disponer de consuno de los inmuebles
hereditarios; y

3º La inscripción especial prevenida en el inc.3º : sin ésta no podrá el heredero disponer


por sí solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido."

El Nº 1º se refiere a que el decreto de posesión efectiva debe inscribirse en el registro del


conservador del departamento en que se otorgó (por regla general será el del último
domicilio del causante) y en todos los registros donde existan inmuebles, si la sucesión es
testada deberá inscribirse también el testamento.

El Nº 2 se refiere a la inscripción especial de herencia, que pone los inmuebles heredados


a nombre de todos los herederos en común, se hace en el conservador del departamento
donde este ubicado el inmueble y si pertenece a varios en todos ellos, en virtud de esta
inscripción podrán los herederos disponer de consuno de los inmuebles heredados.

El Nº 3 se refiere al acto de partición, por ella queda el heredero a quién se adjudicó el


inmueble en condiciones de disponer libremente del inmueble heredado.

107.- INCAPACIDADES E INDIGNIDADES PARA SUCEDER

Para suceder a otra persona es necesario ser capaz y digno de suceder.

INCAPACIDADES:
De acuerdo al Art. 1445 " La capacidad legal de una persona consiste en poderse
obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra. 1446 " Toda persona es
legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces."

En materia de sucesiones el Art. 961 señala expresamente que " Será capaz y
digna de suceder toda persona a quien la ley no haya declarado incapaz o indigna."

263
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

La incapacidad para suceder es una incapacidad de goce.


Puede ser incapacidad absoluta o relativa, según deje al incapaz imposibilitado de suceder
a toda persona o sólo se refiera a la incapacidad de suceder a ciertas personas.

INCAPACIDADES ABSOLUTAS : La disposición a favor de un incapaz será nula. (966).


- Falta de existencia natural
- Falta de personalidad jurídica

Art. 962 " Para ser capaz de suceder es necesario existir al tiempo de abrirse la sucesión;
salvo que se suceda por derecho de transmisión, según el Art. 957, pues entonces bastará
existir al abrirse la sucesión de la persona por quién se transmite la herencia o legado.
Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso
existir en el momento de cumplirse la condición.
Con todo, las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no
existen, pero se espera que existan, no se invalidarán por esta causa si existieren dichas
personas antes de expirar los diez años subsiguientes a la apertura de la sucesión.
Valdrán con la misma limitación las asignaciones ofrecidas en premio a los que
presten un servicio importante, aunque el que lo presta no haya existido al momento de la
muerte del testador."

Art. 963 : " Son incapaces de toda herencia o legado las cofradías, gremios o
establecimientos cualesquiera que no sean personas jurídicas.
Pero si la asignación tuviere por objeto la fundación de una nueva corporación o
establecimiento, podrá solicitarse la aprobación legal, y obtenida ésta, valdrá la
asignación."

INCAPACIDADES RELATIVAS : Afecta a las siguientes personas :


- Al condenado por el crimen de dañado ayuntamiento
- Al confesor del causante
- Al notario, testigos y ciertos parientes de estos.

Art. 964 : Es incapaz de suceder a otra persona como heredero o legatario, el que antes de
deferírsele la herencia o legado hubiere sido condenado judicialmente por el crimen de
dañado ayuntamiento con dicha persona y no hubiere contraído con ella un matrimonio que
produzca efectos civiles.

Lo mismo se extiende a la persona que antes de deferírsele la herencia o legado


hubiere sido acusada de dicho crimen, si se siguiere condenación judicial."

Ni el Código Civil ni el Penal definen cual es el crimen de dañado ayuntamiento,


pero el art. 36 hoy derogado llamaba hijos de dañado ayuntamiento a los adulterinos,
incestuosos y sacrílegos.

Art. 965 : Por testamento otorgado durante la última enfermedad, no puede recibir herencia
o legado alguno, ni aun como albacea fiduciario, el eclesiástico que hubiere confesado al
difunto durante la misma enfermedad, o habitualmente en los dos últimos años anteriores
al testamento; ni a la orden, convento o cofradía de que sea miembro el eclesiástico; ni sus
deudos por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.
Pero esta incapacidad no comprenderá a la iglesia parroquial del testador, ni
recaerá sobre la porción de bienes que el dicho eclesiástico o sus deudos habrían
heredado abintestato, si no hubiese habido testamento."

264
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art. 1061 : " No vale disposición alguna testamentaria en favor del escribano que autorizare
el testamento, o del funcionario que haga las veces de tal, o del cónyuge de dicho
escribano o funcionario, o de cualquiera de los ascendientes, descendientes, hermanos,
cuñados, empleados o asalariados del mismo.
No vale tampoco disposición alguna testamentaria en favor de cualquiera de los
testigos, o de su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos o cuñados."

Efectos de las incapacidades:


Son de orden público por lo que no pueden sanearse, existen de pleno derecho y no
es necesario que se declaren judicialmente.
La Sanción a la incapacidad, de acuerdo al Art. 966 es la nulidad absoluta de la asignación.
" La disposición a favor de un incapaz será nula."

El Código se puso también en el caso de que se tratara de burlar las reglas de las
incapacidades por medio de fraude o simulación y por ello dispuso en el Art. 966 " Será
nula la disposición a favor de un incapaz, aunque se disfrace bajo la forma de un contrato
oneroso o por interposición de persona." y en el Art. 972 declara indigno de suceder al
testaferro y dispone que la disposición es nula.

Pese a lo anterior el incapaz puede adquirir la asignación por medio de la


prescripción. (salvo incapacidad absoluta)
La incapacidad pasa contra terceros porque éstos no pueden adquirir más derechos
que su causante.

INDIGNIDADES :
La indignidad es la falta de mérito para suceder a una persona, constituye un
desheredamiento legal.

Art. 968 : " Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios:
1º El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto, o ha intervenido en
ese crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla;

2º El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona cuya
sucesión se trata, o de su cónyuge, o de cualquiera de sus ascendientes o
descendientes legítimos, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia
ejecutoriada;

3º El consanguíneo dentro del sexto grado inclusive, que en el estado de demencia o


destitución de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo;

4º El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o le impidió
testar;

5º El que dolosamente ha tenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo


por el mero hecho de la detención u ocultación."

Art. 969: " 6º Es indigno de suceder el que siendo mayor de edad, no hubiere acusado a la
justicia el homicidio cometido en la persona del difunto, tan presto como le hubiere sido
posible.
Cesará esta indignidad, si la justicia hubiere empezado a proceder sobre el caso.
Pero esta causa de indignidad no podrá alegarse, sino cuando constaré que el
heredero o legatario no es cónyuge de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el

265
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

homicidio, ni es del número de sus ascendientes y descendientes, ni hay entre ellos deudo
de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive.

Art. 970 : " 7º Es indigno de suceder al impúber, demente o sordomudo, el ascendiente o


descendiente que, siendo llamado a sucederle abintestato, no pidió que se le nombrara un
tutor o curador, y permaneció en esta omisión un año entero : a menos que aparezca
haberle sido imposible hacerlo por sí o por procurador.
Si fueren muchos los llamados a la sucesión, la diligencia de uno de ellos
aprovechará a los demás.
Transcurrido el año recaerá la obligación antedicha en los llamados en segundo
grado a la sucesión intestada.
La obligación no se extiende a los menores, ni en general a los que viven bajo patria
potestad o curaduría.
esta causa de indignidad desaparece desde que el impúber llega a la pubertad, o el
demente o sordomudo toman la administración de sus bienes."

Art. 971 : " 8º Son indignos de suceder el tutor o curador que nombrados por el testador se
excusaren sin causa legítima.
El albacea que nombrado por el testador se excusaré sin probar inconveniente
grave, se hace igualmente indigno de sucederle.
No se extenderá esta causa de indignidad a los asignatarios forzosos de la cuantía
que lo son, ni a los que, desechada por el juez la causa, entren a servir el cargo."

Art.972 : " 9º Finalmente, es indigno de suceder el que, a sabiendas de la incapacidad,


haya prometido al difunto hacer pasar sus bienes o parte de ellos, bajo cualquier forma, a
una persona incapaz.
Esta causa de indignidad no podrá alegarse contra ninguna persona de las que por
temor reverencial hubieren podido ser inducidas a hacer la promesa al difunto, a menos
que hayan procedido a la ejecución de la promesa."

Efectos de las indignidades :


La indignidad no opera de pleno derecho, necesita ser declarada judicialmente, así
lo señala el Art. 974 " La indignidad no produce efecto alguno, si no es declarada en juicio,
a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario
indigno.
Declarada judicialmente, es obligado el indigno a la restitución de la herencia o
legado con sus accesiones y frutos."
Una vez declarada la indignidad judicialmente, el indigno deberá restituir la cosa y
sus frutos, y se le considerará como poseedor de mala fe para efectos de la restitución.

Art. 977 : " A los herederos se transmite la herencia o legado de que su autor se hizo
indigno, pero con el mismo vicio de indignidad de su autor, por todo el tiempo que falte para
completar los cinco años."
Art. 976 : " La acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe."

Extinción de la indignidad : Se extingue por el perdón del ofendido y por la prescripción.

Art. 973 : " Las causas de indignidad mencionadas en los artículos precedentes no podrán
alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que la producen,
aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al
tiempo de testar ni después."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art. 975 : " La indignidad se purga en cinco años de posesión de la herencia o legado."

108.- TEORIA DE LOS ACERVOS


a) CONTENIDO
b) BAJAS GENERALES

a) Contenido: Generalmente a la muerte de una persona sus bienes estarán confundidos


con otros, el caso más común es el de una persona que fallece estando casada en
sociedad conyugal o cuando a la muerte de un socio se disuelve la sociedad
confundiéndose los bienes de la sociedad con los del causante; existen :

1º El acervo bruto, común o cuerpo común de bienes, que es el patrimonio del causante
confundido con otros bienes, Art. 1341 "Si el patrimonio del difunto estuviere confundido
con bienes pertenecientes a otras personas por razón de bienes propios o gananciales del
cónyuge, contratos de sociedad, sucesiones anteriores indivisas, u otro motivo cualquiera,
se procederá en primer lugar a la separación de patrimonios, dividiendo las especies
comunes según las reglas precedentes."

2º El acervo ilíquido, que es aquél que resulta de la separación de patrimonios, pero al cual
hay que deducirle las llamadas bajas generales.

3º El acervo líquido, que es el que resulta una vez hechas las bajas generales, las
asignaciones se calculan a partir del acervo líquido.

b) Bajas generales : Son aquellas deducciones que es necesario hacer al acervo ilíquido
para determinar el acervo líquido, es decir los bienes de que efectivamente se disponen
para las asignaciones.

Art. 959 : " En toda sucesión por causa de muerte, para llevar a efecto las disposiciones del
difunto o de la ley, se deducirán del acervo o masa de bienes que el difunto ha dejado,
inclusos los créditos hereditarios :
1. Las costas de la publicación del testamento, si lo hubiere;

2. Las deudas hereditarias;

3. Los impuestos fiscales que gravaren toda la masa hereditaria;

4. Las asignaciones alimenticias forzosas;

5. La porción conyugal, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los


descendientes legítimos.

El resto es el acervo líquido de que dispone el testador o la ley."

El Nº 1 se refiere, entre otras cosas, a los gastos de la apertura del testamento cerrado, los
gastos para poner por escrito el testamento verbal, los gastos de la apertura de la
sucesión, los gastos de la posesión efectiva, los gastos de la guarda y aposición de sellos,
etc.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

El Nº 2 se refiere a las deudas hereditarias, es decir aquellas que el causante tenía en vida.
Primero se pagan las deudas hereditarias y después las testamentarias.

Art. 1374 " Pagados los acreedores hereditarios, se satisfarán los legados."

El Nº 3 se refiere a los impuestos que gravan toda la masa, pero hoy no existen esos sino
los que gravan cada asignación por lo que cada heredero podrá pagarlo separadamente
una vez liquidado.

El Nº 4 se refiere a las asignaciones alimenticias forzosas, esto es aquellas asignaciones


alimenticias que el difunto hace a personas a quienes debía por ley alimentos.

Serán bajas generales siempre que no se hayan impuesto a una determinada persona la
obligación de pagarlas, o cuando fueren excesivas atendido el patrimonio del causante, en
cuyo caso el exceso se extraerá del acervo líquido imputándolo a la masa de bienes de
que pudo disponer libremente.

El Nº 5 se refiere a la porción conyugal en todos los órdenes de sucesión, salvo en el de


los descendientes legítimos.

La porción conyugal es la parte de los bienes del difunto que la ley asigna al
cónyuge sobreviviente, es una asignación forzosa de cuantía variable. Art. 1178 será una
cuarta parte de los bienes del difunto, pero si el cónyuge tuviere bienes sólo será hasta el
complemento de la porción, y si sus bienes fueren de mayor valor que la porción no tiene
derecho a la porción conyugal.(1176).

EL ACERVO IMAGINARIO: Como la ley establece asignaciones forzosas a que el testador


está obligado a hacer, podría suceder que el testador se hubiera excedido en las
liberalidades perjudicando las asignaciones forzosas, en ese caso la ley dispone en los
artículos 1185 y 1186 que las asignaciones se calculen sobre el llamado acervo imaginario
que es aquel que resulta de la reconstitución en forma "imaginaria" del patrimonio del
causante antes que se hicieran las liberalidades.
El primer acervo imaginario, establecido en el art. 1185 resulta de la acumulación al acervo
líquido de todas las donaciones revocables o irrevocables hechas en razón de legítimas o
mejoras y las deducciones que deban hacerse a la porción conyugal.

El segundo acervo imaginario, establecido en el Art. 1186 se forma cuando sí el que tenía a
la sazón legitimarios hubiere hecho donaciones entre vivos a extraños y el valor de todas
ellas juntas excediere a la cuarta parte de la suma formada por este valor y el del acervo
imaginario, tendrán derecho los legitimarios para que este exceso se agregue también
imaginariamente al acervo, para la computación de las legítimas y mejoras.

109.- SUCESION INTESTADA O ABINTESTATO


a) CUANDO PROCEDE
b) ORDENES DE SUCESION

a) Cuando procede la sucesión intestada o abintestato :


Art. 952: "Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se llama
testamentaria, y si en virtud de la ley, intestada o abintestato.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

La sucesión en los bienes de una persona difunta, puede ser parte testamentaria, y
parte intestada."

De acuerdo al Art.952 la sucesión intestada o abintestato procede cuando se


sucede a una persona en virtud de la ley.

La sucesión intestada es la transmisión que hace la ley de los bienes de una


persona difunta.

De acuerdo al Art. 980 "Las leyes reglan la sucesión en los bienes de que el difunto
no ha dispuesto, o si dispuso, no lo hizo conforme a derecho, o no han tenido efecto sus
disposiciones."

b) Ordenes de sucesión:
Las personas llamadas por la ley a suceder a una persona son en general aquellas
ligadas por vínculo de parentesco, siguiendo con ello el orden natural de los sentimientos o
afectos. De acuerdo al Art. 983 " Son llamados a la sucesión intestada los descendientes
legítimos del difunto; sus ascendientes legítimos; sus colaterales legítimos; sus hijos
naturales; sus padres naturales; sus hermanos naturales; el cónyuge sobreviviente; el
adoptado en su caso; y el fisco.
Los derechos del adoptado se rigen por la ley respectiva."

Art. 982 : " En la sucesión intestada no se atiende al sexo ni a la primogenitura."


Art. 981 : " La ley no atiende al origen de los bienes para reglar la sucesión intestada o
gravarla con restituciones o reservas."

Los órdenes de sucesión pueden ser regular, esto es cuando el causante es hijo legítimo o,
irregular, cuando el causante es hijo natural.

Orden de sucesión es el conjunto de herederos que considerados colectivamente excluyen


o son excluidos por otros herederos, considerados también colectivamente, dentro de cada
orden el grado de parentesco influye porque los de grado más próximo excluyen a los de
grado más lejano, salvo el derecho de representación.

SUCESION REGULAR :
Los órdenes de sucesión regular son seis :
1º de los descendientes legítimos,
2º de los ascendientes legítimos,
3º de los hijos naturales,
4º del cónyuge y de los hermanos legítimos,
5º de los colaterales legítimos, y
6º del fisco.

En cada orden faltando los llamados primeramente, se pasa al siguiente, así por ejemplo
en el primer orden de los descendientes legítimos a falta de estos no se quedarán con la
herencia los hijos naturales aunque "concurren" con los descendientes legítimos en caso
que existan, pero si no lo hay tendrá que pasarse al 2º orden y así sucesivamente.

1º Orden de sucesión de los descendientes legítimos :

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art. 988: “Los hijos legítimos excluyen a todos los otros herederos, a menos que hubiere
también hijos naturales, caso en el cual éstos concurrirán con aquellos; sin perjuicio de la
porción conyugal que corresponda al cónyuge sobreviviente.
La porción del hijo natural será la mitad de la que corresponda al hijo legítimo. Pero
las porciones de los hijos naturales, en concurrencia con otros hijos legítimos, no podrán
exceder en conjunto de una cuarta parte de la herencia, o de una cuarta parte de la mitad
legitimaria en su caso; lo cual se entenderá sin perjuicio del acrecimiento previsto en el
artículo 1191, cuando haya lugar a él, y de las demás asignaciones que el testador pueda
hacerles con arreglo a la ley."

La porción conyugal en el primer orden de sucesión equivale al doble de la legítima


rigorosa de cada hijo legítimo, si hay varios, y a dicha legítima si sólo hay uno.

La porción del hijo natural corresponde a la mitad de los que a cada hijo legítimo le
corresponde, pero en total no podrán ser más de la cuarta parte de la herencia o una
cuarta parte de la mitad legitimaria en su caso.

Los adoptados concurren como hijo natural.

2º Orden de sucesión de los ascendientes legítimos : Art. 989 : Si el difunto no ha dejado


posteridad legítima, le sucederán sus ascendientes legítimos de grado más próximo, su cónyuge
y sus hijos naturales. La herencia se dividirá en tres partes, una para los ascendientes legítimos,
una para el cónyuge y otra para los hijos naturales.
No habiendo cónyuge sobreviviente, o no habiendo hijos naturales, se dividirá la herencia
por mitades, una para los ascendientes legítimos y otra para los hijos naturales o para el
cónyuge.
No habiendo cónyuge, ni hijos naturales, pertenecerá toda la herencia a los ascendientes
legítimos.
Habiendo n solo ascendiente en el grado más próximo, sucederá éste en todos los
bienes, o en toda la porción hereditaria de los ascendientes."

De acuerdo al Art.24 de la ley de adopción, el adoptado se considerará como un hijo


natural y tocará lo que corresponda o pueda corresponder a un hijo natural.

3er Orden de sucesión de los hijos naturales :


Art. 990 : " Si el difunto no hubiere dejado ni descendientes ni ascendientes legítimos, le
sucederán sus hijos naturales, su cónyuge y sus hermanos legítimos; la herencia se dividirá en
seis partes, tres para los hijos naturales, dos para el cónyuge y una para los hermanos legítimos.
No habiendo hermanos legítimos, sucederán en la mitad de los bienes los hijos naturales
y en la otra mitad sucederá el cónyuge.
No habiendo cónyuge, llevarán tres cuartas partes de la herencia los hijos naturales y la
otra cuarta parte los hermanos legítimos.
No habiendo cónyuge ni hermanos legítimos, llevarán toda la herencia los hijos naturales.
Entre los hermanos legítimos de que habla este artículo se comprenderán aun los que
solamente lo sean por parte de padre o por parte de madre; pero la porción del hermano paterno
o materno será la mitad de la porción del hermano carnal.
No habiendo hermanos carnales, los hermanos legítimos, paternos o maternos, llevarán
toda la herencia o toda la porción hereditaria de los hermanos."

4º Orden de sucesión del cónyuge y los hermanos legítimos :

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art. 991 : " Si el difunto no hubiere dejado descendientes ni ascendientes legítimos ni hijos
naturales, llevará tres cuartas partes de la herencia el cónyuge sobreviviente y el otro cuarto, los
hermanos legítimos.
A falta de éstos, llevará todos los bienes el cónyuge, y a falta del cónyuge, los hermanos
legítimos."

5º Orden de sucesión de los colaterales legítimos :


Art. 992: " A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, de cónyuge sobreviviente, y
de hijos naturales, sucederán al difunto los otros colaterales legítimos según las reglas
siguientes :
1. El colateral o los colaterales del grado más próximo excluirán siempre a los otros;

2. Los derechos de sucesión de los colaterales no se extienden más allá del sexto grado.

3. Los colaterales de simple conjunción, esto es, los que sólo son parientes del difunto por
parte de padre o por parte de madre, gozan de los mismos derechos que los colaterales
de doble conjunción, esto es, los que a la vez son parientes del difunto por parte de
padre y por parte de madre."

6º Orden de sucesión del fisco :


Art. 995: "A falta de todos los herederos abintestato designados en los artículos
precedentes, sucederá el fisco."

SUCESION IRREGULAR :
Los órdenes de sucesión irregular, es decir cuando el causante era hijo natural, son los
siguientes :

1º de los descendientes legítimos


2º de los hijos naturales
3º de los padres naturales
4º de los hermanos legítimos o naturales
5º del fisco

1º Orden de sucesión irregular de los descendientes legítimos :


De acuerdo al art. 993 " Muerto un hijo natural, le sucederán sus hijos legítimos y
naturales en conformidad a lo establecido en el artículo 998.", es decir no difiere del 1er
orden de sucesión regular y concurren los hijos legítimos con los hijos naturales y los
adoptados y el cónyuge sobreviviente.

2º orden de sucesión irregular de los hijos naturales :


Art. 993 Incs. 2º y 3º : " A falta de descendencia legítima, se deferirá la herencia en
el orden y según las reglas siguientes:
Primeramente a sus hijos naturales."

De acuerdo al art. 993 inc. 7º " Habiendo cónyuge sobreviviente, concurrirá con los
hijos naturales con los padres naturales o con los hermanos; en concurrencia con los hijos
o con los padres naturales le cabrá la mitad de la herencia, y en concurrencia con los
hermanos, las tres cuartas partes."

3º Orden de sucesión irregular de los padres naturales :


Art. 993 inc. 4º establece que suceden al hijo natural a falta de los anteriores los
padres naturales que hubieren reconocido al hijo con arreglo a los números 1º ó 5º del

271
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

artículo 271. Si uno solo de ellos tiene esa calidad, ese solo le heredará. Es decir sólo los
padres que hayan reconocido voluntariamente al hijo natural tienen derechos en la
sucesión intestada del mismo.
El cónyuge concurre en la mitad de la herencia.(inc.7º art.993).

4º Orden de sucesión irregular de los hermanos legítimos:


Art. 993 inc. 5º : Los hermanos que fueren hijos legítimos o naturales del mismo
padre, o de la misma madre, o de ambos. Todos ellos sucederán simultáneamente; pero el
hermano carnal llevará doble porción que el paterno o materno.
El cónyuge concurre en las tres cuartas partes de la herencia.

5º Orden de sucesión irregular del fisco :


El Art. 995 llama al fisco en caso de faltar todos los herederos abintestato
designados anteriormente.

La sucesión del hijo simplemente ilegítimo se regla por las normas de la sucesión regular
en cuanto fueren aplicables.

Así los órdenes serán los siguientes :


* 1º orden, de los descendientes legítimos, concurrirán el cónyuge y los hijos naturales.
* 2º Orden, de los hijos naturales y concurrirá el cónyuge, se dividirá la herencia por
mitades.
* 3º Orden, del fisco. Art. 995

110.- SUCESION TESTADA


a) CLASES DE TESTAMENTOS
b) LIMITES A LA FACULTAD DE TESTAR

De acuerdo al Art. 952 Si se sucede en virtud de un testamento, la sucesión se


llama testada.
La sucesión testada en la transmisión que hace el causante de sus bienes,
derechos y obligaciones transmisibles a las personas que designa en su testamento.

La palabra "testamento" significa testimonio de la verdad.

De acuerdo al Art. 999 " El testamento es un acto más o menos solemne, en que
una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto
después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en
él, mientras viva."

Características del testamento :


* Es un acto solemne, es un acto mortis causa, tiene por objeto disponer de los bienes y es
esencialmente revocable. Es un acto porque es una manifestación unilateral de voluntad.
Art. 1003 "El testamento es un acto de una sola persona."

"La facultad de testar es indelegable", Art. 1004

El testamento es esencialmente revocable y ninguna cláusula podrá limitar en forma alguna


esta facultad del testador, eso es lo que se desprende del Art. 1001 que señala : " Todas

272
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, sin embargo de que el


testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. Las cláusulas
derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirmen
con juramento.
Si en un testamento anterior se hubiere ordenado que no valga su revocación si no
se hiciere con ciertas palabras o señales, se mirará esta disposición como no escrita."

REQUISITOS DEL TESTAMENTO :


* Requisitos internos : Voluntad exenta de vicios y Capacidad del testador

* Requisitos externos : Se refieren a la manera en como debe otorgarse el testamento, a


las solemnidades.

Capacidad de testar : (Art. 1446), Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas
que la ley declara incapaces.

Art. 1005 : " No son hábiles para testar:


1. Derogado
2. El impúber;
3. El que se hallare bajo interdicción por causa de demencia;
4. El que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa;
5. Todo el que de palabra o por escrito no pudiere expresar su voluntad claramente.

Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar." (son
hábiles para testar el menor adulto, el pródigo aunque no tenga la administración de sus
bienes, el hijo de familia sin autorización del padre o madre).

La capacidad debe existir al momento de otorgar el testamento, así lo señala el Art.


1006 " El testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de
inhabilidad expresadas en el artículo precedente es nulo, aunque posteriormente deje de
existir la causa.

Y por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir


después alguna de estas causas de inhabilidad."

Voluntad exenta de vicios :


* La fuerza : Art. 1007 : " El testamento en que de cualquier forma haya intervenido la
fuerza, es nulo en todas sus partes."

* El error : Art. 1058 : " La asignación que pareciere motivada por un error de hecho, de
manera que sea claro que sin este error no hubiera tenido lugar, se tendrá por no escrita.",
este artículo se refiere al error en la persona, que por regla general no vicia el
consentimiento, salvo que la consideración a ella sea la determinante en el acto, como es
el caso del testamento.

Art. 1057 : " El error en el nombre o calidad del asignatario no vicia la disposición, si no
hubiere duda acerca de la persona."

* El dolo : Nada dice el código respecto del dolo en materia de testamentos, sólo señala
que es indigno de suceder el que por dolo obtuvo una disposición testamentaria del difunto.
(986 Nº4).

273
Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

No podrán aplicarse las normas generales en el sentido de que para que el dolo vicie el
consentimiento debe ser determinante y obra de una de las partes, cosa que en el
testamento por se da por ser un acto unilateral. Pero el dolo determinante también vicia el
consentimiento en los actos unilaterales.

Solemnidades de los testamentos : De acuerdo al Art. 1008 : "El testamento es solemne, o


menos solemne.
Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades
que la ley ordinariamente requiere.
El menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de estas
solemnidades, por consideración a circunstancias particulares, determinadas
expresamente por la ley.
El testamento solemne es abierto o cerrado.
Testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en que el testador hace
sabedores de sus disposiciones a los testigos; y testamento cerrado o secreto, es aquel en
que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas."

b) Clases de testamentos :

Otorgado en Chile
Testamento solemne -----> Otorgado en el extranjero

Testamentos menos solemnes Testamento verbal


o privilegiados -------------> Testamento militar
Testamento marítimo

1.- Testamentos solemnes otorgados en Chile : Puede ser abierto o cerrado.

Ambos deben ser:


 siempre escritos.
 Deben otorgarse ante testigos hábiles, no pueden ser testigos : Los menores de 18
años, los que se hallaren en interdicción por causa de demencia, todos los que
actualmente se hallaren privados de razón, los ciegos, los sordos, los mudos, los
condenados a más de cuatro años de reclusión o presidio y en general los que por
sentencia ejecutoriada estuviesen inhabilitados para ser testigos, los amanuenses del
escribano que autoriza, las personas que no entienden el idioma del testador, salvo
cuando se trata del testamento cerrado de las personas que no pueden darse a
entender o ser entendidas verbalmente.

a. El testamento solemne otorgado en Chile ABIERTO:


 Debe otorgarse por escrito
 Debe otorgarse ante competente notario y tres testigos o ante cinco testigos.(hábiles
aparentemente).
 Debe leerse en alta voz por el notario o por un testigo designado por el testador.
 Deben el testador y los testigos y el notario si hubiere firmar, y si el testador no puede o
no sabe firmar deberá dejarse constancia de ello.

El ciego y el que no sabe leer ni escribir sólo pueden hacer testamentos solemnes abiertos.
(1019-1022)

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art. 1019 : " El ciego podrá sólo testar nuncupativamente y ante escribano, o funcionario
que haga veces de tal. Su testamento será leído en alta voz dos veces; la primera por el
escribano o funcionario, y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el
testador. Se hará mención de esta solemnidad en el testamento."

Art. 1022 : " El que no sepa leer ni escribir no podrá otorgar testamento cerrado."

Puede suceder que el testamento abierto haya sido otorgado por instrumento publico, y en
ese caso podrá hacerse valer sin más trámite; pero en el caso que se haya otorgado sólo
ante cinco testigos o cuando no haya sido otorgado por instrumento público será necesario
realizar ciertas diligencias previas para hacerlo valer, estas son :

Si se otorgó ante funcionario pero no está incorporado en un registro público será


necesario protocolizarlo.

El testamento abierto otorgado ante testigos debe ser publicado y protocolizado. (para
publicarlo previamente se citará a los testigos para que reconozcan sus firmas y las del
testador, una vez reconocidas el juez deberá firmar (rubricación del testamento) cada
página del testamento arriba y abajo y mandará protocolizar todo lo obrado.

b. Testamento solemne otorgado en Chile CERRADO :

 Debe estar escrito,


 Debe otorgarse ante notario o funcionario que haga sus veces y tres testigos. (Art.1021)
(no puede hacer las veces el oficial del registro civil porque la ley lo autoriza sólo para
autorizar testamentos abiertos).
 Debe estar escrito o a lo menos firmado por el testador.
 Debe cerrarse el testamento de forma que no puedan verse sus disposiciones.
 Sobre la cubierta debe el notario dejar constancia de la individualización del testador, de
que en su concepto se encontraba en su sano juicio, debe indicarse el lugar de
otorgamiento, el día, la fecha y la hora, deberán firmar el testador, los testigos y el
notario.

Las personas que no pueden entender ni ser entendidas de viva voz sólo pueden otorgar
testamento cerrado.

El testamento cerrado necesita, para ser llevado a cabo, que se abra, la apertura del
testamento está reglamentada de la siguiente forma :
1. El testamento deberá ser presentado al juez por cualquier persona que tenga interés en
ello.

2. Se citará la notario y testigos para que reconozcan sus firmas y las del testador, y se
dejará constancia de ello en un acta, luego se abrirá el testamento y se mandará
protocolizar, debe ese momento valdrá como instrumento público.

2. Testamentos solemnes otorgados en el extranjero : Pueden ser otorgados de acuerdo a


la ley extranjera o de acuerdo a la ley chilena.

A. Testamento solemne otorgado en el extranjero de acuerdo a la ley extranjera :


Art. 1027 : " Valdrá en chile el testamento escrito, otorgado en país extranjero, si por lo
tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país en que

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

se otorgó, y si además se probaré la autenticidad del instrumento respectivo en la forma


ordinaria."

B. Testamento solemne otorgado en el extranjero de acuerdo a la ley chilena :

Art. 1028: " Valdrá asimismo en Chile el testamento otorgado en país extranjero, con tal
que concurran los requisitos que van a expresarse:
1º No podrá testar de este modo sino un chileno, o un extranjero que tenga domicilio en
Chile.

2º No podrá autorizar este testamento sino un Ministro Plenipotenciario, un Encargado de


Negocios, un Secretario de Legación que tenga título, expedido por el Presidente de la
República, o un Cónsul que tenga patente del mismo; pero no un Vicecónsul. Se hará
mención expresa del cargo, y de los referidos título y patente.

3º Los testigos serán chilenos, o extranjeros domiciliados en la ciudad donde se otorgue el


testamento,

4º Se observarán en lo demás a las reglas del testamento solemne otorgado en Chile.

5º El instrumento llevará el sello de la legación o consulado."

Además debe llevar el visto bueno del jefe al pie y fin de cada página si fuere abierto y en
la carátula si fuere cerrado.(1029).

3.- Testamentos privilegiados o menos solemnes :


Son aquellos en que pueden omitirse ciertas formalidades en atención a
circunstancias especiales determinadas expresamente por la ley.

Son, el testamento verbal, el militar y el marítimo.

Se caracterizan porque caducan en los casos previstos por la ley generalmente


cuando el testador sobrevive un tiempo.

Requieren el cumplimiento de mínimas solemnidades que son la manifestación


expresa de la voluntad de testar, la unidad del acto y la presencia de unos mismos testigos.

a. Testamento Verbal:
 El testador dará a conocer de viva voz sus declaraciones y disposiciones de manera que
los testigos presenciales lo vean, oigan y entiendan.
 Debe otorgarse ante tres testigos a lo menos.

Puede darse solo cuando:


* La vida del testador esté amenazada por un peligro inminente, que este peligro sea tal
que parezca no haber modo o tiempo de otorgar testamento solemne.

Caducidad del testamento verbal :


 Caduca si el testador sobrevive treinta días al otorgamiento, o
 Si habiendo fallecido antes no se hubiere puesto por escrito dentro de los treinta días
subsiguientes al de la muerte.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Forma de escriturar el testamento verbal : Arts. 1037 y sgtes.


Será competente el juez del territorio jurisdiccional en que se hubiere otorgado a instancia
de cualquiera persona interesada en la sucesión y deberá citarse a los demás interesados
en la sucesión, tomará declaraciones juradas a los testigos instrumentales que lo
presenciaron respecto de la individualización del testador, el lugar, día, mes y año del
otorgamiento y las circunstancias que hicieron pensar que no habría tiempo para hacer
testamento solemne, el nombre y apellido de los testigos y la comuna en que moran.

Los testigos depondrán sobre si el testador aparecía estar en su san juicio, si manifestó la
intención de testar ante ellos, y sobre sus declaraciones y disposiciones testamentarias.

Lo anterior se mandará al juez del último domicilio y éste determinará si que valdrán dichas
disposiciones, en cuyo caso mandará protocolizar como testamento su decreto.

De acuerdo al Art. 1040 El testamento consignado en el decreto judicial protocolizado,


podrá ser impugnado de la misma manera que cualquier otro testamento auténtico.

b. Testamento Militar: Es el que pueden otorgar en tiempo de guerra los militares y demás
individuos empleados de un cuerpo de tropas de la república, y asimismo los voluntarios,
rehenes y prisioneros que pertenecieren a dicho cuerpo, y las personas que van
acompañando o sirviendo a cualquiera de los anteriores.

Circunstancias: En tiempo de guerra, Art. 1043 " Para testar militarmente será preciso
hallarse en una expedición de guerra, que esté actualmente en marcha o campaña contra
el enemigo, o en la guarnición de una plaza actualmente sitiada."

Formas: El Testamento militar puede ser Abierto, cerrado o verbal.

b1.- Testamento militar abierto :


Requisitos :
 Debe ser firmado por el testador, si pudiere,
 Debe ser firmado por el funcionario que lo reciba (capitán, oficial de grado, intendente
de ejército, comisario o auditor de ejército, y en caso de estar enfermo o herido puede
recibir el capellán o el médico que le asista o el oficial que le mande aunque fuere de
grado inferior a los señalados),
 Debe ser firmado por dos testigos.
 Debe llevar el visto bueno del jefe superior de la expedición o del comandante de la
plaza, quién lo rubricará al principio y fin de cada página, éste estará obligado a la
brevedad posible a enviar el testamento al ministerio de defensa.

b2.- Testamento militar cerrado:


Requisitos :
1. Se rige por las mismas normas que el testamento solemne cerrado y podrán actuar
como ministros de fe un capitán u oficial de grado mayor y un auditor de guerra.
2. La carátula será visada por el jefe superior de la expedición o comandante de la plaza y
será remitido al ministerio de defensa.
3. En cuanto a su apertura, rubricación, publicación y protocolización se lleva a cabo como
en el caso del testamento solemne cerrado.

Caducidad del testamento militar abierto o cerrado :

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

 Caduca en caso de que el testador sobreviva noventa días desde aquel en que hubieren
cesado las circunstancias que habilitan para testar militarmente. (1044).

b3. Testamento militar verbal : Pueden testar verbalmente cuando estuviesen en "inminente
peligro".

Artículo 1046: " Cuando una persona que puede testar militarmente se hallare en inminente
peligro, podrá otorgar testamento verbal en la forma arriba prescrita; pero este testamento
caducará por el hecho de sobrevivir el testador al peligro.

La información de que hablan los artículos 1037 y 1038 será evacuada lo más
pronto posible ante el auditor de guerra o la persona que haga las veces de tal.

Para remitir la información al juez del último domicilio se cumplirá lo prescrito en el


artículo precedente." (deberá remitirse al ministerio de defensa, previo visto bueno del jefe
superior de la expedición o del comandante de la plaza)

C.- Testamento marítimo : Es el que puede otorgarse en alta mar, a bordo de una nave de
guerra chilena o de una nave mercante bajo bandera chilena.

Clases : Puede ser abierto, cerrado o verbal. (salvo a bordo de naves mercantes chilenas
en que sólo puede otorgarse testamento abierto).

c1.- Testamento marítimo abierto:


Requisitos :
 Pueden testar no sólo los individuos de la oficialidad y tripulación sino también
cualquiera que se encuentre a bordo de la nave.
 El testamento será recibido por el comandante de la nave o su segundo en presencia de
tres testigos.
 Del testamento se otorgará un duplicado firmado como el original.
 Se podrá en el diario de navegación la noticia del testamento y éste se guardará entre
los papeles más importantes de la nave.
 Si el buque llegara a otro lugar que Chile donde hubiere un agente diplomático se
entregará el testamento a éste, exigiendo recibo y dejando noticia de ello en el diario de
navegación. Si llegaré a Chile se entregará un ejemplar al gobernador marítimo, el cual
lo transmitirá al ministerio de defensa.

c2.Testamento marítimo cerrado:


Requisitos:
 Actúa como ministro de fe el comandante de la nave o su segundo.
 Se aplicarán las normas del testamento cerrado, deberá hacerse ante tres testigos.
 Se guardará entre los papeles más importantes del buque y se pondrá noticia de él en el
diario de navegación.
 Se enviará al ministerio de defensa para su protocolización.

Caducidad del testamento marítimo sea cerrado o abierto:


El testamento marítimo valdrá si el testador fallece antes de desembarcar o dentro de los
noventa días siguientes, es decir caducará si el testador sobrevive noventa días
subsiguientes al desembarque.

c3.- Testamento marítimo verbal:

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Requisitos :
 Puede hacerse en caso de peligro inminente.
 Se sujeta a las reglas generales.
 La información de testigos será recibida por el comandante de la nave o su segundo
 La información se remitirá al juez del último domicilio del testador, a través del ministerio
de defensa
 Caduca si el testador sobrevive al peligro.

b) Límites a la libertad de testar : De acuerdo al Art. 1069 al tratar de las asignaciones


testamentarias señala "Sobre las reglas dadas en este título acerca de la inteligencia y
efecto de las disposiciones testamentarias, prevalecerá la voluntad del testador claramente
manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales."

Así entonces el mayor límite a la libertad lo constituyen las asignaciones forzosas,


así lo señala el Art. 1167 : "Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado a
hacer, y que se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones
testamentarias expresas."

111.- ASIGNACIONES TESTAMENTARIAS


a) CONCEPTO
b) REQUISITOS
c) CLASES

a) Concepto: De acuerdo al Art.953: " Se llaman asignaciones por causa de muerte las que
hace la ley, o el testamento de una persona difunta, para suceder en sus bienes."

b) Requisitos:
 Es necesario que el asignatario sea capaz y digno de suceder.
 En el caso de las asignaciones testamentarias además es necesario que el asignatario
sea una persona cierta y determinada. Art. 1056 " Todo asignatario testamentario deberá
ser una persona cierta y determinada, natural o jurídica, ya sea que se determine por su
nombre o por indicaciones claras del testamento. De otra manera la asignación se
tendrá por no escrita.", por excepción son válidas las asignaciones a personas que no
existen pero se espera que existan y es válida la asignación a una persona jurídica que
no existe pero que después se crea.

 Por excepción puede dejarse asignaciones a personas indeterminadas como las que se
dejan a los parientes, las que se hacen a objetos de beneficencia, las que se dejan al
alma del testador y las hechas en general a los pobres.
 El objeto de la asignación debe ser determinado o determinable.

c) Clases de asignaciones:
Las asignaciones testamentarias pueden ser :

- Puras y Simples ó Sujetas a Modalidad


- A título Universal ó A Título Singular
- Voluntarias ó Forzosas.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

1. Puras y Simples : Constituyen la regla general, producen sus efectos de inmediato, sin
limitaciones.
Las sujetas a modalidad postergan el nacimiento o el ejercicio de los derechos, o bien
afectan a la extinción, o imponen al asignatario una carga. Las modalidades pueden ser
condición, plazo o modo.

112.- ASIGNACIONES A TITULO UNIVERSAL


a) CLASES
b) EFECTOS

De acuerdo al Art. 951: " Se sucede a una persona difunta a título universal o a
título singular.

El título es universal cuando se sucede al difunto en todos sus bienes, derechos y


obligaciones transmisibles, o en una cuota de ellos, como la mitad, tercio o quinto."

Las asignaciones a título universal se llaman HERENCIAS y los asignatarios


HEREDEROS.

Los herederos representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y
obligaciones transmisibles, y son obligados a las cargas testamentarias, esto es, a las que
se constituyen por el testamento mismo, y que no se imponen a determinadas personas.
(1097)

Clases de herederos :
* Heredero Universal, cuando la asignación comprende el total del patrimonio del
causante, sin expresión de cuota, es llamado a la sucesión en términos generales sin
designar cuota.

* Heredero de cuota, son aquellos a quienes se asigna una cuota o parte alícuota del
patrimonio del causante.

* Heredero de remanente, son aquellos a quienes se asigna lo que reste después de


cumplir otras disposiciones testamentarias.

La importancia de la distinción entre heredero universal y heredero de cuota es que sólo el


heredero universal tiene derecho de acrecer.

113.- ASIGNACIONES A TITULO SINGULAR


a) CLASES
b) EFECTOS

De acuerdo al inc. 3 del Art. 951 " El título es singular cuando se sucede en una o
más especies o cuerpos ciertos, como tal caballo, tal casa; o en una o más especies
indeterminadas de cierto género, como un caballo, tres vacas, seiscientos pesos fuertes,
cuarenta fanegas de trigo."

Las asignaciones a título singular se llaman legados y los asignatarios legatarios.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Art. 1104 " Los asignatarios a título singular, con cualesquiera palabras que se les llame, y
aunque en el testamento se les califique de herederos, son legatarios: No representan al
testador; ni tienen más derecho ni cargas que los que expresamente se les confieran o
impongan.
Lo cual, sin embargo, se entenderá sin perjuicio de su responsabilidad en subsidio
de los herederos, y de la que pueda sobrevenirles en el caso de la acción de reforma."

b) Efectos : El legatario no representa al testador, no son responsables de las deudas


hereditarias, salvo los siguientes casos:
 deben pagar las deudas hereditarias en subsidio de los herederos, cuando al abrirse la
sucesión no hay bienes suficientes para hacer el pago.
 Cuando el testador hubiere perjudicado las asignaciones forzosas con los legados y el
testamento fuera modificado por la acción de reforma.

Puede haber legados de especie o cuerpo cierto, en cuyo caso el legatario adquiere la
cosa legada desde la apertura de la sucesión, adquiere por el modo sucesión por causa de
muerte.

También puede haber legados de género, en este caso el legatario no adquiere al


momento de la apertura sino sólo un crédito contra los herederos para el pago del legado,
su modo de adquirir será la tradición.

114.- DERECHOS QUE CONCURREN EN LA SUCESION


a) REPRESENTACION
b) SUSTITUCION
c) ACRECIMIENTO
d) TRANSMISION

a) Derecho de Representación : De acuerdo al Art. 984 " Se sucede abintestato, ya sea por
derecho personal, ya por derecho de representación.
La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el
lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su
padre o madre, si éste o ésta no quisiere o no pudiese suceder.
Se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder,
habría sucedido por derecho de representación."

Se caracteriza porque sólo procede en la sucesión intestada, se puede representar a una


persona viva o muerta y cuya herencia se haya repudiado, los que suceden por
representación heredan por estirpes, hay lugar siempre a la representación en la
descendencia legítima del difunto, en la descendencia legítima de sus hermanos legítimos,
y en la descendencia legítima de sus hijos o hermanos naturales.

b) La Sustitución : La sustitución es el llamamiento que hace el testador para el caso de


que falte el asignatario directo o para el caso de cumplirse una condición.

Clases de sustitución : Puede ser vulgar o fideicomisaria.

La sustitución vulgar, es aquella en que se designa un asignatario para que ocupe el lugar
de otro que no acepte o que llegue a faltar, antes de deferírsele la asignación.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

La sustitución fideicomisaria, es aquella en que se llama a un fideicomisario, que en el


evento de una condición se hace dueño absoluto de lo que otra persona poseía en
propiedad fiduciaria, se rige por las normas de la propiedad fiduciaria.

c) Derecho de Acrecimiento: Es el derecho en cuya virtud, existiendo dos o más


asignatarios testamentarios llamados a una misma cosa, sin expresión de cuotas, la
porción del asignatario que falta incrementa la de los otros.
Art. 1147 : " Destinado un mismo objeto a dos o más asignatarios, la porción de uno de
ellos, que por falta de éste se junta a las porciones de los otros, se dice acrecer a ellas."
Un requisito esencial para que se dé es que el testador no haya prohibido el acrecimiento.

d) Derecho de Transmisión: La delación de una asignación es el actual llamamiento de la


ley a aceptarla o repudiarla.

Una vez deferida la asignación, nace para el asignatario el derecho de aceptarla o


repudiarla, pero pueden darse tres situaciones distintas :

 El asignatario acepta y luego fallece, en cuyo caso transmite la asignación.


 El asignatario repudia y luego fallece, en cuyo caso nada transmite.
 El asignatario fallece sin decir nada, transmite a sus herederos la facultad de aceptar o
repudiar.

Art. 957 : " Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece
antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite
a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando
fallezca sin saber que se le ha deferido."

El derecho de transmisión ES LA FACULTAD QUE TIENE EL HEREDERO, DE ACEPTAR


O REPUDIAR LA HERENCIA O LEGADO QUE SE DEFIRIO A SU CAUSANTE
FALLECIDO SIN HABER ACEPTADO O REPUDIADO.

115.- ASIGNACIONES FORZOSAS


a) ALIMENTOS
b) PORCION CONYUGAL
c) LEGITIMAS
d) MEJORAS

De acuerdo al Art. 1176 : "Asignaciones forzosas son las que el testador es obligado
a hacer, y se suplen cuando no las ha hecho, aun con perjuicio de sus disposiciones
testamentarias expresas.

Asignaciones forzosas son :


1. Los alimentos que se deben por ley a ciertas personas;
2. La porción conyugal;
3. Las legítimas;
4. La cuarta de mejoras en la sucesión de los descendientes legítimos, de los hijos
naturales y de los descendientes legítimos de estos últimos."

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

La ley para evitar que el testador burle las asignaciones forzosas ha dotado a los
legitimarios y al cónyuge sobreviviente de la acción de reforma de testamento, y por medio
de la formación del acervo imaginario de los arts. 1185 y 1186

a) Alimentos que se deben por ley a ciertas personas :


Art. 1168 : " Los alimentos que el difunto ha debido por ley a ciertas personas, gravan la
masa hereditaria; menos cuando el testador haya impuesto esa obligación a uno o más
partícipes de la sucesión."

Son verdaderas deudas hereditarias, se deducen del acervo ilíquido para formar el acervo
líquido.

El Art. 321 señala las personas a quienes por ley se deben alimentos, y de acuerdo al Art.
1171 las asignaciones alimenticias en favor de personas que por ley no tengan derecho a
alimentos se imputarán a la porción de bienes de que el difunto pudo disponer a su arbitrio;
también cuando las asignaciones alimenticias forzosas fueren cuantiosas de acuerdo a las
circunstancias, en cuyo caso el exceso se imputará a la cuarta de libre disposición.

b) Porción conyugal: Corresponde tanto al viudo o viuda.

Art. 1172 : " La porción conyugal es aquella parte del patrimonio de una persona difunta
que la ley asigna al cónyuge sobreviviente en conformidad a las disposiciones de este
párrafo."

Requisitos del cónyuge sobreviviente al momento de fallecer el causante:

 Debe ser capaz y digno


 No debe haber dado motivo al divorcio
 Debe ser pobre, esto es, carecer en absoluto de bienes; tener bienes que sean de
menor valor que la porción conyugal, o cuando tiene bienes pero los abandona de
acuerdo al Art. 1177.

El momento en que cumple con los requisitos es importante porque según el art. 1174 " El
derecho se entenderá existir al tiempo del fallecimiento del otro cónyuge, y no caducará en
todo o parte por la adquisición de bienes que posteriormente hiciere el cónyuge
sobreviviente." y a la inversa el Art. 1175 señala que no adquiere el derecho a la porción
aunque después reúna los requisitos.

Cuantía de la porción conyugal :


De acuerdo al Art. 1178 " La porción conyugal es la cuarta parte de los bienes de la
persona difunta, en todos los órdenes de sucesión, menos en el de los descendientes
legítimos.
Habiendo tales descendientes, el viudo o viuda será contado entre los hijos y
recibirá como porción conyugal el doble de lo que por legítima rigorosa o efectiva
corresponda a cada hijo legítimo. Con todo, si sólo hubiere un hijo legítimo, la porción
conyugal será igual a la legítima rigorosa o efectiva de ese hijo."

Cuando no hay descendientes legítimos la porción conyugal se saca como baja


general de la herencia.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

La cuantía de la porción conyugal no necesariamente será la cuarta parte de los


bienes o el doble de lo que a cada hijo legítimo le corresponda o, si habiendo un solo hijo
igual a la legítima rigorosa o efectiva de ese hijo, ya que dependerá de :
 Si es pobre, recibe el total de la porción,
 Un complemento, cuando tiene bienes pero no de tanto valor como la porción, ó
 Nada, cuando tiene más de lo que le corresponde por porción.

Art. 1180: " El cónyuge, en cuanto asignatario de porción conyugal, será considerado como
heredero. Sin embargo, en lo que percibiere a ese título, sólo tendrá la responsabilidad
subsidiaria de los legatarios.
Si se imputare a dicha porción la mitad de gananciales, subsistirá en ésta la
responsabilidad que le es propia, según lo prevenido en el título de la sociedad conyugal."

La consecuencia de esto es que el cónyuge adquiere el dominio de los bienes hereditarios


por el ministerio de la ley, tendrá asimismo la posesión legal y deberá pedir la posesión
efectiva, pero en cuanto a la responsabilidad tiene la del legatario, así si recibe porción
conyugal completa responde como legatario; si recibe porción conyugal complementaria
porque tiene bienes propios o gananciales, tendrá en el complemento la responsabilidad de
un legatario y en el resto lo que le corresponda de acuerdo a las normas de la sociedad
conyugal.

c) Legítimas:
Art.1181 : " Legítima es aquella cuota de los bienes de un difunto que la ley asigna a ciertas
personas llamadas

legitimarios.
Los legitimarios son por consiguiente herederos."

Art. 1182 : "Son legitimarios:


1. Los hijos legítimos personalmente, o representados por su descendencia legítima;
2. Los ascendientes legítimos;
3. Los hijos naturales personalmente, o representados por su descendencia legítima;
4. Los padres naturales que hubieren reconocido al hijo con arreglo a los números 1º ó 5º
del artículo 271."

Art. 1183 : " Los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y
reglas de la sucesión intestada."

Cálculo de las legítimas: Hay que distinguir si hay o no descendientes legítimos.


Si hay descendientes legítimos la herencia se divide en cuatro partes, dos cuartas forman
la mitad legitimaria, una cuarta la cuarta de mejoras y una cuarta de libre disposición.

Si no hay descendientes legítimos la herencia se divide por mitades, una mitad que es la
mitad legitimaria y la otra de la cual puede disponer el testador.

La mitad legitimaria se divide por cabezas o estirpes entre los legitimarios de acuerdo a las
reglas de la sucesión intestada, así a cada hijo natural tocará la mitad de lo que a cada hijo
legítimo corresponda y entre todos los naturales no podrán llevar más de la cuarta parte de
la mitad legitimaria.

Clases de legítimas : La legítima puede ser rigorosa o efectiva.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Legítima Rigorosa : Es la porción que toca al legitimario en la división de la mitad


legitimaria.

Legítima efectiva : Es la porción que corresponde a un legitimario en la mitad legitimaria


aumentada proporcionalmente con los bienes que el testador puede disponer a título de
mejoras o con entera libertad y no dispuso o no tuvo efecto la disposición. (1191).

d) Las Mejoras: La cuarta de mejoras es una asignación forzosa que tiene lugar en la
sucesión de los descendientes legítimos, de los hijos naturales y de los descendientes
legítimos de estos.

Cuantía de la cuarta de mejoras : Después de deducir las bajas generales, se divide la


herencia en cuatro partes y una cuarta constituye la cuarta de mejoras.

Quienes pueden ser asignatarios de la cuarta de mejoras:


El cónyuge, los descendientes legítimos, los hijos naturales y los descendientes legítimos
de los hijos naturales.

Art. 1195: " De la cuarta de mejoras puede hacer el donante o testador la distribución que
quiera entre sus hijos legítimos y naturales, los descendientes legítimos de unos y otros, y
su cónyuge; podrá pues asignar a uno o más de ellos toda la dicha cuarta con exclusión de
los otros.
Los gravámenes impuestos a los partícipes de la cuarta de mejoras, serán siempre
en favor del cónyuge o de uno o más de los hijos legítimos o naturales del testador o de los
descendientes legítimos de esos hijos."

Un caso de excepción a la regla de que son nulos y de ningún valor los pactos sobre
sucesiones futuras es el caso de la cuarta de mejoras, ya que de acuerdo al Art. 1204 " Si
el difunto hubiere prometido por escritura pública entre vivos, a su cónyuge en el caso del
artículo 1178, inciso 2º, o a un hijo legítimo o natural o a alguno de los descendientes
legítimos de éstos, que a la sazón era legitimario, no donar, ni asignar por testamento parte
alguna de la cuarta de mejoras, y después contraviniere a su promesa, el favorecido con
ésta tendrá derecho a que los asignatarios de esa cuarta le enteren lo que le habría valido
el cumplimiento de la promesa, a prorrata de lo que su infracción les aprovecharé.
Cualesquiera otras estipulaciones sobre la sucesión futura entre un legitimario y el que debe
la legítima, serán nulas y de ningún valor."
116.- ACCIONES
a) PETICION DE HERENCIA
b) REFORMA DE TESTAMENTO
c) INOFICIOSA DONACION

a) Petición de Herencia : Es la que corresponde al heredero para que se le reconozca su


derecho a la totalidad o a una parte de la herencia y se le restituyan los bienes que la
componen de que el demandado está en posesión, atribuyéndose la calidad de heredero.
Art. 1264 : " El que probaré su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en
calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia, y se le restituyan
las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales; y aun aquellas de que el difunto
era mero tenedor, como depositario, comodatario, prendario, arrendatario, etc., y que no
hubieren vuelto legítimamente a sus dueños."

Titulares de la acción de petición de herencia :

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Corresponde tanto al heredero universal como al heredero de cuota, también al cesionario


del derecho real de herencia, los herederos del heredero desposeído.

La acción se dirige contra "el que se pretende heredero", es decir, si la persona que tiene
las cosas funda su derecho en una compraventa no puede intentarse la acción de petición
de herencia, en ese caso el heredero podrá intentar la acción reivindicatoria.

En la restitución de las cosas hay que ver si el poseedor estaba de buena o mala fe. Art.
1267 : " El que de buena fe hubiere ocupado la herencia no será responsable de las
enajenaciones o deterioros de las cosas hereditarias, sino en cuanto le hayan hecho más
rico; pero habiéndola ocupado de mala fe, lo será de todo el importe de las enajenaciones
y deterioros."

Deben abonársele las mejoras necesarias, este de buena o mala fe.

Si estaba de buena fe tiene derecho a que se le abonen las mejoras útiles.

Prescripción : (Art. 1269) La acción de petición de herencia prescribe en diez años, pero el
heredero putativo a quién se hubiere dado la posesión efectiva podrá oponer a esta acción
la prescripción adquisitiva del derecho real de herencia de cinco años. (Art. 704 inc. final.)

b) Reforma de Testamento : (Arts. 1216 a 1221). Esta acción está encaminada a reformar
el testamento de tal forma, que en el evento de que las asignaciones forzosas hayan sido
desconocidas por el testador, se armonicen las disposiciones del mismo testamento
asegurando tales asignaciones.

Titulares de la acción de reforma del testamento: Legitimarios y Cónyuge.

1. Los legitimarios, para asegurar su legítima, Art. 1216 "Los legitimarios a quienes el
testador no haya dejado lo que por ley les corresponde, tendrán derecho a que se
reforme a su favor el testamento, y podrán intentar la acción de reforma (ellos o las
personas a quienes se hubieren transmitido sus derechos), dentro de los cuatro años
contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de
legitimarios.
2. Si el legitimario, a la apertura de la sucesión, no tenía la administración de sus bienes,
no prescribirá en él la acción de reforma antes de la expiración de cuatro años contados
desde el día en que tomare esa administración."

3. La acción de reforma de testamento protege la cuarta de mejoras, es decir, cada vez


que el testador dispone por testamento de dicha cuarta en favor de personas que no son
asignatarios de la misma, podrán los legitimarios pedir que se reforme el testamento,
esto porque así incrementan la mitad legitimaria.

4. El cónyuge de acuerdo al Art. 1221 "El cónyuge sobreviviente, tendrá acción de reforma
para la integración de su porción conyugal y de la cuarta de mejoras en su caso, según
las reglas precedentes."

La acción de reforma de testamento se dirige contra las personas que el testador ha


instituido herederos o legatarios con perjuicio de los asignatarios forzosos y tiene por objeto
reclamar la legítima o la porción conyugal y no invalidar el testamento.

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Prescripción : Cuatro años contados desde el día en que tuvieron conocimiento del
testamento y de su calidad de legitimarios.
Si el legitimario, a la apertura de la sucesión, no tenía la administración de sus
bienes, no prescribirá en él la acción de reforma antes de la expiración de cuatro años
contados desde el día en que tomare esa administración.

c) Acción de inoficiosa donación: Se refiere a la acción que tienen los legitimarios o los
asignatarios de la cuarta de mejoras contra los donatarios cuando el causante ha hecho en
vida donaciones irrevocables (a extraños) excesivas que menoscaban las legítimas o
mejoras y que se traduce en la rescisión de dichas donaciones. (Art. 1187 en relación al
1425 que señala "son rescindibles las donaciones en el caso del artículo 1187.").

Características:
 Es una acción personal, se dirige contra los donatarios en un orden inverso a las fechas
de las donaciones ( comenzando por las más recientes ).
 Es una acción patrimonial, lo que se traduce en que es renunciable, transferible,
transmisible y con respecto al plazo de prescripción hay algunos que consideran que
sería el de las acciones ordinarias del Art. 2515 (5 años) y otros que sería el plazo de
prescripción de la acción rescisoria de las donaciones que es de 4 años. (1430). Se
discute.

117.- PARTICION
a) COMPETENCIA
b) NORMAS GENERALES
c) EFECTOS

La partición de acuerdo al Art. 2312 es una forma de terminar la el cuasi contrato de


comunidad, al señalar que termina por la división del haber común.

La acción de partición es imprescriptible. (1317)

a) Competencia: En el juicio de partición hay que distinguir entre las cosas que debe
conocer el juez partidor, de aquellas que debe conocer la justicia ordinaria y de aquellas
mixtas en que pueden conocer tanto el juez como la justicia ordinaria.

1.- El juez partidor debe conocer :


Art. 651 inc. 1º CPC : Entenderá el partidor de todas las cuestiones que debiendo servir de
base para la repartición, no someta la ley de un modo expreso al conocimiento de la justicia
ordinaria.

Es decir, debe liquidar la herencia para determinar lo que a cada coasignatario


corresponde y distribuir los bienes entre ellos en proporción de sus derechos.

2.- Cosas que jamas puede conocer el partidor:


Art. 1330 " Antes de proceder a la partición, se decidirán por la justicia ordinaria las
controversias sobre derechos a la sucesión por testamento o abintestato,
desheredamiento, incapacidad o indignidad de los asignatarios."

Art. 1331 : " Las cuestiones sobre propiedad de objetos en que alguien alegue un derecho
exclusivo y que en consecuencia no deban entrar a la masa partible, serán decididas por la

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justicia ordinaria; y no se retardará la partición por ellas. Decididas a favor de la masa


partible, se procederá como en el caso del artículo 1349.
Sin embargo, cuando recayeren sobre una parte considerable de la masa partible,
podrá la partición suspenderse hasta que se decidan; si el juez, a petición de los
asignatarios a quienes corresponda más de la mitad de la masa partible, lo ordenare así."

3.- Cosas de que puede conocer tanto el juez partidor como la justicia:
a) El partidor es competente para conocer las cuestiones relativas a la formación e
impugnación de inventarios y tasaciones, a las cuentas de los albaceas y administradores
de los bienes comunes, lo cual se entiende sin perjuicio de la intervención de la justicia
ordinaria en la formación de los inventarios, y del derecho de los albaceas, comuneros,
administradores y tasadores para ocurrir también a ellas en cuestiones relativas a las
cuentas y honorarios, siempre que no hayan aceptado el compromiso, o que éste haya
caducado o no esté constituido aún. (651 CPC).

b) Las cuestiones sobre administración proindiviso son, alternativamente, de la


competencia del partidor y de la justicia ordinaria. (653 CPC) " Mientras no se haya
constituido el juicio divisorio o cuando falte el árbitro que debe entender en él,
corresponderá a la justicia ordinaria decretar la forma en que han de administrarse pro
indiviso los bienes comunes y nombrar a los administradores, si no se ponen de acuerdo
en ello los interesados.
Organizado el compromiso y mientras subsista la jurisdicción del partidor, a él
corresponderá entender en estas cuestiones, y continuar conociendo en las que se hayan
ya promovido o se promuevan con ocasión de las medidas dictadas por la justicia ordinaria
para la administración de bienes comunes."

c) "Los terceros acreedores que tengan derechos que hacer valer sobre los bienes
comprendidos en la partición, podrán ocurrir (acudir) ante el juez partidor o a la justicia
ordinaria, a su elección." (656 CPC).

d) "Para la ejecución de la sentencia definitiva se podrá ocurrir al árbitro que la dictó, si no


está vencido el plazo por que fue nombrado, o al tribunal ordinario correspondiente, a
elección del que pida su cumplimiento." (635 inc. 1º CPC) Salvo que haya que dictar
medidas de apremio u otras medidas compulsivas en cuyo caso deberá recurrirse a la
justicia ordinaria.

b) Normas generales :

1. Una vez aceptado el cargo por el juez partidor, éste nombrará a un actuario y citará a las
partes a un comparendo para dejar sentadas las bases fundamentales de la partición, es
decir se expresará el nombre de todos los partícipes y sus representantes, el objeto de la
partición, se aprobará el inventario si lo hay, se dará cuenta de la posesión efectiva y su
inscripción, se acordará la forma de las notificaciones y se fijará un día y hora para los
comparendos ordinarios, de todo lo obrado se levantará acta que será firmada por el
partidos, los asistentes y el actuario.

2. Los comparendos pueden ser ordinarios o extraordinarios;


** Los ordinarios, son los que se celebran periódicamente en fechas predeterminadas y no
es necesario notificar especialmente a las partes y pueden adoptarse cualquier acuerdo
aunque no estén todos los interesados, salvo que se trate de revocar acuerdos ya
celebrados o que en virtud de la ley o acuerdos anteriores sea necesario el consentimiento
unánime de todos los interesados.

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** Los extraordinarios, son aquellos a que se convoca a petición de las partes o por
iniciativa del partidor, para determinados asuntos y es indispensable que se notifique a los
interesados.

3. La partición se desarrolla verbalmente y se levantan actas, estas actas forman el


cuaderno principal o cuaderno de actas.

Si fuere necesario se formará un cuaderno de documentos, y los incidentes de acuerdo al


Art. 652 del CPC deben tramitarse por separado por lo que se formará cuaderno separado
en caso de incidentes.

4. Cuestiones previas a la partición : En el caso del testamento solemne cerrado será


necesario previamente la apertura del testamento, la publicación del testamento abierto o
la escrituración del verbal.

Será necesario pedir la posesión efectiva e inscribirla y hacer inventario de los bienes, en
caso de no haber inventario será el partidor quién conozca de la formación del inventario.

Es necesario además la previa tasación por peritos de los bienes que comprenden la
partición, pero podrá hacerse por los partícipes en caso de : (657 CPC)
- Cuando haya unanimidad
- que se trate de bienes muebles,
- que existan otros antecedentes que justifiquen la apreciación hecha por las partes cuando
se trate de bienes raíces,
- que se trate de fijar un mínimo para licitar bienes raíces con admisión de postores
extraños.

5. Los gastos de la partición tales como, honorarios del partidor y del actuario, avisos de
remate, etc. son de cargo de los interesados, a prorrata de sus derechos. (1333).

La partición de bienes comprende dos operaciones básicas: La liquidación y la distribución,


así lo señala el Art. 1337 : " El partidor liquidará lo que a cada uno de los coasignatarios se
deba, y procederá a la distribución de los efectos hereditarios, teniendo presentes las
reglas que siguen:
1. Entre los coasignatarios de una especie que no admita división, o cuya división la haga
desmerecer, tendrá mejor derecho a la especie el que más ofrezca por ella; cualquiera
de los coasignatarios tendrá derecho a pedir la admisión de licitadores extraños; y el
precio se dividirá entre todos los coasignatarios a prorrata.
2. No habiendo quien ofrezca más que el valor de tasación o el convencional mencionado
en el artículo 1335, y compitiendo dos o más asignatarios sobre la adjudicación de una
especie, el legitimario será preferido al que no lo sea.
3. Las porciones de uno o más fundos que se adjudiquen a un solo individuo, serán, si
posible fuere, continuas, a menos que el adjudicatario consienta en recibir porciones
separadas, o que de la continuidad resulte mayor perjuicio a los demás interesados que
de la separación al adjudicatario.
4. Se procurará la misma continuidad entre el fundo que se adjudique a un asignatario y
otro fundo de que el mismo asignatario sea dueño.
5. En la división de fundos se establecerán las servidumbres necesarias para su cómoda
administración y goce.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

6. Si dos o más personas fueren coasignatarios de un predio, podrá el partidor con el


legítimo consentimiento de los interesados separar de la propiedad el usufructo,
habitación o uso para darlos por cuenta de la asignación.
7. En la partición de una herencia o de lo que de ella restare, después de las
adjudicaciones de especies mencionadas en los números anteriores, se ha de guardar
la posible igualdad, adjudicando a cada uno de los coasignatarios cosas de la misma
naturaleza y calidad que a los otros, o haciendo hijuelas o lotes de la masa partible.
8. En la formación de los lotes se procurará no sólo la equivalencia sino la semejanza de
todos ellos; pero se tendrá cuidado de no dividir o separar los objetos que no admitan
cómoda división o de cuya separación resulte perjuicio; salvo que convengan en ello
unánimemente y legítimamente los interesados.
9. Cada uno de los interesados podrá reclamar contra el modo de composición de los
lotes, antes de efectuarse el sorteo.
10. Cumpliéndose con lo prevenido en los artículos 1322 y 1326, no será necesaria la
aprobación judicial para llevar a efecto lo dispuesto en cualquiera de los números
precedentes, aun cuando algunos o todos los coasignatarios sean menores u otras
personas que no tengan la libre administración de sus bienes."

11. La partición comprende previamente la separación del patrimonio del difunto con los
que se encuentre confundido, (soc. conyugal, contratos de sociedad, sucesiones
anteriores indivisas, etc.).

12. La distribución se rige por el principio fundamental de que habiendo acuerdo entre
los coasignatarios se estará a él, y sólo a falta de acuerdo procederá el partidor según
las reglas del Art. 1337. (1334).

6. La sentencia final en el juicio de partición se llama Laudo, Art. 663 CPC " Los resultados
de la partición se consignarán en un laudo o sentencia final, que resuelva o establezca
todos los puntos de hecho y de derecho que deben servir de base para la distribución de
los bienes comunes, y en una ordenata o liquidación, en que se hagan los cálculos
numéricos necesarios para dicha distribución."

La ordenata estará constituida por partidas, es decir cada vez que se haga un descuento
será una partida.
1ª Partida : Determinación del acervo común o bruto
2ª Partida : Determinación de las bajas, etc.
La ordenata contendrá tantas hijuelas como comuneros haya, y cada hijuela contendrá un
haber y un entero. En el haber se indicará lo que a cada uno corresponda y en el entero lo
que se haya entregado en pago de su cuota.

7. La partición debe ser aprobada judicialmente :


** Cada vez que haya sido parte un ausente representado por un curador de bienes.
** Cada vez que hayan sido partes personas sujetas a guarda

La partición surtirá sus efectos desde que queda a firme la resolución que la aprueba.

c) Efectos de la partición:
- Efecto declarativo de la partición : Adjudicar significa declarar que una cosa pertenece a
una persona, la adjudicación hace adquirir al adjudicatario un derecho exclusivo sobre los
bienes que le pertenecían pro indiviso.

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Donado por Víctor Madariaga Mendoza. Resumen de Derecho Civil N° 1

Desde un punto de vista estricta la partición es en parte declarativa del dominio y en otra
traslaticia, ya que de parte de los coasignatarios es traslaticia, pero el Art. 1344 dispone "
Cada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto en
todos los efectos que le hubieren cabido, y no haber tenido jamás parte alguna en los otros
efectos de la sucesión.

Por consiguiente, si alguno de los coasignatarios ha enajenado una cosa que en la


partición se adjudica a otro de ellos, se podrá proceder como en el caso de la venta de
cosa ajena."

- Acciones de garantía : Es la obligación recíproca de todos los partícipes de asegurar el


goce tranquilo a aquel a quién se ha adjudicado una cosa, así lo señala el Art. 1345 " El
partícipe que sea molestado en la posesión del objeto que le cupo en la partición, o que
haya sufrido evicción de él, lo denunciará a los otros partícipes para que concurran a hacer
cesar la molestia, y tendrá derecho para que le saneen la evicción.
Esta acción prescribirá en cuatro años desde el día de la evicción."
Art. 1446: " No ha lugar a esta acción:
1º Si la evicción o la molestia procediere de causa sobreviniente a la partición.
2º Si la acción de saneamiento se hubiere expresamente renunciado.
3º Si el partícipe ha sufrido la molestia o la evicción por su culpa."
Una vez evicta la cosa los partícipes están obligados a pagar la indemnización de
los perjuicios a prorrata de sus cuotas. (1347).

Prescripción de la acción: prescribe en cuatro años desde el día de la evicción.

La partición puede rescindirse por las mismas causas de los contratos, es decir será nula
absolutamente cuando haya intervenido en ella incapaces absolutos y relativa cuando
hayan intervenido incapaces relativos, pero tiene una causal típica o especial que es la
LESION.

Art. 1348 : " Las particiones se anulan o rescinden de la misma manera y según las
mismas reglas que los contratos.
La rescisión por causa de lesión se concede al que ha sido perjudicado en más de
la mitad de la cuota."

La acción rescisoria por lesión puede enervarse pagando el suplemento en dinero. (1350).

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