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¡La universidad para todos!

¡La Universidad para todos!

Tema: Responsabilidad Civil Contractual


Docente: Dr. Walter Mendizabal anticona

Escuela Profesional Periodo académico: 2018-2


DERECHO Semestre: 12
Unidad: 1
¡La universidad para todos!

CONTENIDO TEMÁTICO

• Concepto.
• Obligación
• Elementos
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Elementos de la responsabilidad Contractual

El daño causado

La antijuridicidad

El nexo causal

Los factores de atribución


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El pago

El pago es la forma natural y normal de cumplir


una obligación, siendo la más esperada de las
consecuencias de la responsabilidad contractual,
que es el conjunto de consecuencias jurídicas
que la ley le asigna a las obligaciones derivadas
de un contrato.
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Concepto
Responsabilidad contractual o responsabilidad civil contractual es el
conjunto de consecuencias jurídicas que la ley le asigna a las
obligaciones derivadas de un contrato. En razón de esta definición
es que a esta materia también se le conoce como efectos de las
obligaciones. Es el deber de indemnizar los perjuicios causados por
el incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de
una obligación preexistente derivada de una relación contractual.
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Clasificación de las Obligaciones


1. POR SU FUENTE:
a. Legales: Cuando la obligación emana de la ley
b. Voluntarias: Cuando la obligación surge de la manifestación de voluntad unilateral
o bilateral de las partes
2. POR LA NATURALEZA DE LA PRESTACION:
Dar
- Bienes ciertos o determinados
- Bienes inciertos o indeterminados
Hacer
No hacer
3. POR LA PLURALIDAD DE OBJETOS:
Aquella obligación que está constituidas por una pluralidad – por una diversidad -
por varias, prestaciones.
a. Conjuntivas: Cuando el deudor tiene que cumplir con todas de ellas ( y )
b. Alternativas: Cuando el deudor debe cumplir por completo una de ellas (o)
c. Facultativas: Una obligación es principal y la otra accesoria y el deudor tiene la
facultad de sustituir una prestación por otra.
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4. POR LA PLURALIDAD DE SUJETOS:


Aquella obligación que está constituida por una pluralidad o por varios sujetos.
a. Divisibles e Indivisibles: depende de la naturaleza de la prestación
b. Mancomunadas y Solidarias: depende de la forma como las partes se han obligado
5. POR ESTAR DETERMINADA O SER DETERMINABLE LA PRESTACION
a. En cuanto a la PRESTACION
Principal: la obligación tiene existencia propia no depende de otra relación
obligacional
Accesoria: cuando su existencia depende de una principal. Lo accesorio sigue la suerte
de lo principal
b . En cuanto a los SUJETOS obligados
Principal: el deudor y acreedor se encuentran obligados de manera directa
Accesorio: la existencia de un sujeto depende de otro sujeto
6. POR EL CONTENIDO DE LA PRESTACION:
a. Patrimonial: Cuando la prestación, la conducta, el comportamiento significa un
sacrificio económico que se realiza para satisfacer un interés.
b. Extra patrimonial: cuando la prestación no significa un sacrificio económico sino que
es un derecho inherente.
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7. POR SU EXIGIBILIDAD:
a. Obligaciones Civiles: Son aquellas obligaciones que son exigibles
b. Obligaciones naturales: Son aquellas que no son exigibles
8. OBLIGACIONES DE MEDIOS O DE RESULTADO:
a. De Resultado: Cuando el deudor se compromete a cumplir una prestación
determinada. Se obliga frente al acreedor a un resultado determinado. La
obligación se cumple si el resultado se obtiene
b. De medios o de actividad: cuando el deudor se compromete a realizar todas las
actividades necesarias por medio del cual obtendrá un resultado esperado por el
acreedor. El resultado es aleatorio, no es seguro ni garantizado por el deudor. La
obligación se cumple cuando se realiza la actividad.
9. DE EJECUCION INSTANTANEA O DURADERA:
a. Instantánea: Cuando nace la obligación e inmediatamente se cumple con ella.
La obligación se agota instantáneamente con el cumplimiento de la prestación
b. Duradera: Cuando la relación obligacional discurre a través del tiempo. Nace la
obligación y esta se cumple de manera periódica.
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Ejecución forzada de la obligación

La ejecución forzada de la obligación es la forma


de cumplimiento por equivalencia de la misma, al
no producirse el cumplimiento perfecto, íntegro,
oportuno y voluntario por parte del deudor.
Expresamente se acompaña a la indemnización
ante el incumplimiento.
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Aseguramiento
Cuando el cumplimiento de una obligación aún está pendiente, en
primera instancia el acreedor no debiera tener derecho alguno para
compeler al deudor al cumplimiento de la obligación.

Sin embargo, para evitar que el deudor pueda hacer ilusorio el


crédito por medio del ejercicio de actos o contratos negligentes o
fraudulentos, el ordenamiento jurídico permite por parte del acreedor
el ejercicio de la responsabilidad civil contractual para el
aseguramiento de la obligación, un efecto jurídico que lo que busca
no es el cumplimiento mismo de la obligación, sino asegurarla a
través de acciones judiciales que restrinjan la libertad del deudor
para ejecutar u omitir ciertos actos cuyo resultado sea el
empobrecimiento de su patrimonio, que es la garantía común de los
acreedores para hacerse pago de sus obligaciones.
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Elementos de la indemnización

Para que proceda la indemnización de daños y


perjuicios se requiere la concurrencia de tres
elementos:

c) El daño, pues la
b) La imputabilidad
a) La inejecución de responsabilidad del
del deudor, o sea el
la obligación, que es deudor no queda
vínculo de causalidad
el elemento objetivo comprometida si no
entre el dolo y la culpa
cuando la inejecución
y el daño, que es el
de la obligación ha
elemento subjetivo
causado un daño al
acreedor.
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Inejecución de la obligación

El deudor, simplemente, incumple la obligación, o la cumple en


forma parcial, tardía o defectuosa, sea por acción o por omisión.
Corresponde al juez apreciar, en cada caso, la inejecución de la
obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. Toca
al acreedor, sin embargo, demostrar la existencia de la
obligación, tratándose de las obligaciones de dar y de hacer y,
en el caso de las obligaciones de no hacer, probar además el
incumplimiento.
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Imputabilidad del Deudor

Se requiere un nexo causal entre la acción o la


omisión del deudor y la inejecución de la
obligación. Sólo interesa, para los efectos
indemnizatorios, aquel daño que constituye una
consecuencia del hecho o de la omisión que
obliga a reparar.
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El daño derivado del incumplimiento

Es todo detrimento que sufre una persona por la


inejecución de la obligación. El daño, para ser
reparado, debe ser cierto; no eventual o
hipotético. No se confunda con el daño en la
responsabilidad extracontractual.
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Daño emergente y lucro cesante

La indemnización, para ser completa, debe comprender todo


lo necesario a fin de colocar al acreedor en la misma situación
jurídica en que se encontraría si la obligación hubiese sido
cumplida. Por eso, el acreedor tiene el derecho de exigir las
pérdidas sufridas y las utilidades frustradas. Las pérdidas que
sufre el acreedor como consecuencia de la inejecución de la
obligación corresponden al daño emergente y las utilidades
que deja de percibir, con motivo de la misma inejecución,
corresponden al lucro cesante. El daño emergente es el
empobrecimiento der patrimonio del acreedor. El lucro cesante
corresponde al legítimo enriquecimiento que se frustró (en el
mismo sentido del art. 1321 del Código Civil).
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Daño moral

Es el daño no patrimonial; es el inferido en


derechos de la personalidad o en valores que
pertenecen más al campo de la afección que de
la realidad económica. Son, en cuanto a la
naturaleza del derecho vulnerado, aquellos que
recaen sobre bienes inmateriales, tales como los
que lesionan los derechos de la personalidad.
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Daños Patrimoniales

Son los que producen un menoscabo valorable


en dinero sobre los intereses patrimoniales del
perjudicado.
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Teoría del riesgo

La teoría de los riesgos plantea, en el Derecho civil, la


pregunta sobre la suerte de las obligaciones de
las partes cuando la cosa que es objeto del contrato se pierde
a consecuencia de un caso fortuito.

Se entiende que la inejecución por el deudor se extingue por


caso fortuito o fuerza mayor es a cargo del acreedor.
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Teoría del riesgo

Si los contratos no tienen "eficacia real", debemos responder sobre la


suerte de las obligaciones cuando el objeto del contrato se pierde por un
caso fortuito o fuerza mayor. Por una parte, la destrucción fortuita de la
cosa siempre extingue la obligación que tenía por objeto esa cosa. Por
otra parte, respecto de la obligación de la otra parte, caben dos
posibilidades:
• Si el riesgo es del deudor o sea, quien estaba obligado a dar la cosa
que se destruyó fortuitamente, entonces la obligación del acreedor se
extingue también y si todavía no cumplía con su prestación, nada debe
hacer, y si ya la cumplió tiene derecho a ser restituido.
• Si en cambio, el riesgo es del acreedor, frente a la destrucción fortuita
de la cosa, su obligación sigue en pie, debe cumplirla si se encuentra
pendiente o si ya la cumplió no puede ser restituido.
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Normatividad de la teoría del riesgo

Artículo 1315.- Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable,


consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide
la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o
defectuoso.
Artículo 1316.- La obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por
causa no imputable al deudor. Si dicha causa es temporal, el deudor no es
responsable por el retardo mientras ella perdure. Sin embargo, la obligación
se extingue si la causa que determina la inejecución persiste hasta que al
deudor, de acuerdo al título de la obligación o a la naturaleza de la
prestación, ya no se le pueda considerar obligado a ejecutarla; o hasta que el
acreedor justificadamente pierda interés en su cumplimiento o ya no le sea
útil.
Artículo 1317º.- El deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes
de la inejecución de la obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o
defectuoso, por causas no imputables, salvo que lo contrario esté previsto
expresamente por la ley o por el título de la obligación.
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Historia: Talión
En los inicios del pueblo romano, el problema de
la responsabilidad civil no existía. Tampoco en los
demás pueblos primitivos. Prevalecía la venganza
privada y la reparación del daño por la Ley del
Talión: “Ojo por ojo y diente por diente”
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Historia: Venganza
En el derecho privado, la víctima podía escoger
entre la venganza privada o una suma de dinero,
que casi siempre se fijaba libremente. La
reparación quedó siempre bajo la noción del
precio de la venganza, la composición, una
poena. El Derecho Romano no llegó nunca a
librar por completo de su idea primitiva.
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Historia: Aquilia
La Ley Aquilia se refería a delitos expresos, que llegaron a
ser extendidos hasta tal punto, por los pretores y
jurisconsultos, que en el último período del Derecho
Romano llegó a quedar afirmada no simplemente la
reparación de la mayor parte de los perjuicios materiales,
asimismo de los morales.
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Historia: Delito y cuasidelito


Entre el Derecho Romano y el Derecho Francés existían
diferencias esenciales en materia de delitos y cuasi delitos.
En Francia no había, en principio, interés en distinguir esos
conceptos. Roma, en cambio, otorgaba extrema importancia
a esa distinción porque de esta dependía a que el régimen
estaba sometido a la obligación. En segundo lugar, los cuasi
ex delito en el Derecho Romano estaban limitativamente
determinados, mientras que en el Derecho Francés existía el
principio general consagrado en el artículo 1382 del Código
Civil.
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Principios en el Derecho Romano


Los antiguos romanos, que fueron gente muy sabia y
muy práctica, sintetizaron los grandes principios
jurídicos en tres axiomas, a los que el derecho
podría reducirse como mínima expresión y no
obstante ser suficientes para abarcar todos los
aspectos a regular por las normas:

• Honeste vivere (vivir honestamente)

• Suum cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo)

• Alterum non laedere, (no dañar al otro)


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El principio del alterum non


laedere es, como la noción
misma de derecho,
inseparable de la de
Alterum non laedere alteridad, es decir en
relación a otro, o lo que es
lo mismo tiene sentido
únicamente en la vida en
sociedad, porque el daño
que alguien se infiere a sí
mismo no entra dentro de
la consideración de la
responsabilidad civil.
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Historia: Distinción
En el Antiguo Derecho Francés. Señala un progreso
sensible, comienza a separase por primera vez la
responsabilidad civil de la penal. Se crea el
Ministerio Público, a través de la Ordenanza del 25
de marzo de 1302. Sin embargo, la distinción entre
ambas instituciones no fue absoluta.
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HISTORIA: FRANCIA

El Código Civil. El análisis de los trabajos de los redactores


del Código Civil Francés, demuestra que en el 1804, la
distinción entre la responsabilidad civil y la responsabilidad
penal un concepción adquirida por lo expuesto por Domat. El
Código Civil establece un principio general de responsabilidad
civil. Se distinguen dos períodos de la historia de la
responsabilidad, después de la redacción de los códigos,
terminado el uno en el 1804 y comenzando el otro alrededor
del año 1880 (ejemplo la consagración del principio de la
responsabilidad por causa de las cosas tenidas bajo guarda.)
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CONCEPTO

La responsabilidad civil es la
obligación que puede incumbir a una
persona de reparar el daño causado
a otro por su hecho o por el de las
personas o de las cosas por las que
se deba responder.

La Responsabilidad Civil, en general, significa la obligación de


responder pecuniariamente de los actos realizados por uno
mismo o por otra persona, indemnizando al efecto los daños y
perjuicios producidos a un tercero, individuo o colectivo. En
sentido procesal, la responsabilidad civil se traduce en la
restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización
del perjuicio causado por el hecho punible.
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TIPOS

CONTRACTUAL EXTRACONTRACTUAL

Cuando la norma jurídica Cuando la norma


transgredida es una obligación jurídica violada es una ley (en
establecida en una declaración sentido amplio), se habla de
de voluntad particular responsabilidad
(contrato, oferta unilateral, extracontractual, la cual a su
etcétera), se habla entonces de vez puede ser o bien delictual o
responsabilidad contractual. penal (si el daño causado fue
debido a una acción tipificada
como delito) o cuasi-delictual o
no dolosa (si el perjuicio se
originó en una falta
involuntaria).
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FUNCIÓN

Tiene tres tipos de funciones: Preventiva,


resarcitoria, punitiva.

1. FUNCIÓN
PREVENTIVA 2. FUNCIÓN
RESARCITORIA 3. FUNCIÓN
PUNITIVA
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a) Evitar causar un daño no justificado.

b) Adoptar, de buena fe y conforme a las


circunstancias, las medidas razonables
para evitar que se produzca un daño, o
disminuir la magnitud.

Suelen distinguirse dos formas de


prevención:
1. FUNCIÓN - Una de carácter general: consistente en
PREVENTIVA la amenaza efectiva de una consecuencia
legal, frente a la producción de una
actividad determinada.

- Otra más específica, consistente dentro


de un contexto más círcunscripto de
actividades riesgosas o peligrosas, por su
frecuencia estadística, o por la magnitud
de dañosidad potencial que encierran, o
para proteger ciertos derechos
personalísimos.
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Es la más importante de todas y la


que tradicionalmente ha hecho a la
esencia misma de la responsabilidad
civil. La reparación del daño en su
función resarcitoria abarca una
2. FUNCIÓN reparación sancionatoria
RESARCITORIA (antijuricidad) y una reparación
distributiva (responsabilidad),
aunque el sentido reparado que
asume la obligación en uno y otro
supuesto es el mismo, ya que: es
una persona distinta de la victima
quien debe soportar las
consecuencias del daño.
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Opera frente a los efectos del ilícitos, es


decir, frente a quien contraría el
ordenamiento jurídico, causando un daño
a otro, actúa deliberadamente con el
propósito de obtener un crédito de esa
actividad (se traduzca éste en el ingreso
de bienes a su patrimonio o en el ahorro
3. FUNCIÓN de gastos necesarios para evitar el
PUNITIVA menoscabo) de este modo mediante la
implementación de penalidades
económicas civiles que sancionen tales
inconductas sería la faz punitiva. Lo
contrario importaría aceptar que alguien
pueda enriquecerse merced al agravio
intencionado o fruto de una grosera
negligencia
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¡Gracias!