Sunteți pe pagina 1din 5

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL DERECHO DE AUTOR

En la transición de la edad media hacia los tiempos modernos se presentaron en Europa nuevas invenciones y el perfeccionamiento de
los medios de comunicación. Es así como apareció la imprenta en el siglo XV, que hizo posible alcanzar un mayor número de personas
sin que estuvieran reunidas en un mismo lugar. No tardaron en aparecer las reimpresiones una vez salieron los primeros productos de
la imprenta. Por ello el origen del derecho de autor se sitúa en la lucha contra la piratería.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La expresión “PROPIEDAD INTELECTUAL” se utiliza para hacer referencia a todas las creaciones del ingenio humano, y se define como
la disciplina jurídica que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales, de naturaleza intelectual y de contenido creativo.

Se ha realizado una división de la propiedad intelectual en dos grandes ramas, la PROPIEDAD INDUSTRIAL y el DERECHO DE AUTOR.

El DERECHO DE AUTOR: Es el conjunto de normas que protegen al autor como creador de una obra en el campo literario y artístico,
entendida ésta, como toda expresión humana producto del ingenio y del talento que se ve materializada de cualquier forma perceptible
por los sentidos y de manera original. Artísticas: Son aquellas que impactan el sentido estético de quien las contempla, ejemplo: las
fotografías, las esculturas, las pinturas, entre otras. Literarias: Son aquellas que son expresadas por cualquier forma de lenguaje como
por ejemplo las novelas, cuentos, textos didácticos y científicos, programas de computadora (software), poemas, entre otras.

La PROPIEDAD INDUSTRIAL, es un conjunto de derechos que puede poseer una persona física o jurídica sobre una invención, un
diseño industrial, un signo distintivo. Estos derechos exclusivos son bienes intangibles que forman parte de los activos fijos de sus
titulares; son bienes susceptibles de ser usufructuados a través de licencias de uso, cesión, prenda; pueden ser protegidos de terceros
que pretendan beneficiarse de ellos sin el previo consentimiento de su titular a través de diferentes acciones que la ley otorga. se ocupa
de la protección a las invenciones, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica, lemas y denominaciones
comerciales, circuitos integrados, etc.

Relación entre Derecho de Autor y Propiedad Industrial

Existe una semejanza fundamental entre el derecho de autor y la propiedad industrial y consiste en que el bien jurídico protegido está
constituido por un aporte intelectual.

Diferencias. El DERECHO DE AUTOR es reconocido como un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
y su consideración como tal significa que tiene la condición de atributo inherente a la persona, que no puede ser desconocido ni
vulnerado.

La PROPIEDAD INDUSTRIAL concede protección a ciertos bienes intangibles en razón de su aplicación en la industria y el comercio, y
no se percibe en ella una consideración como la que reconoce el derecho de autor, ni ha sido reconocida como derecho humano.

EL REGISTRO DEL DERECHO DE AUTOR

La protección que otorga el derecho de autor ocurre por el solo hecho de la creación intelectual, de manera que no es requisito para
obtener el amparo legal registrar la obra.

Este principio general, universalmente aceptado, no se opone sin embargo a la necesidad creciente de garantizar una adecuada
protección y defensa del derecho de autor, a través de instituciones jurídicas que brinden mayor seguridad no solo al titular de derechos
sino al usuario de obras y bienes intelectuales.

Lo que se inscribe en el registro

Se inscriben las obras literarias, científicas y artísticas; los actos por los cuales se enajena el derecho de autor, y cualquier acto o contrato
vinculado con los derechos de autor o los derechos conexos; se hace ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR.

El Decreto 460 de 1995 contiene disposiciones para el registro de obras literarias y artísticas (seudónimas y anónimas); obras literarias
inéditas y editadas; obras musicales; obras audiovisuales; obras artísticas; obras escénicas; fonogramas; actos y contratos relacionados
con el derecho de autor y los derechos conexos; poderes generales; y pactos, convenios o contratos que celebren las sociedades de
gestión colectiva. El registro de programas de ordenador o software.

DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

El derecho de autor está sujeto a un plazo de vigencia limitado en el tiempo, por lo cual, transcurrido el plazo de protección, las obras
ingresan al dominio público. Adicionalmente la limitación en el término de protección obedece a razones prácticas, pues se presentan
grandes dificultades para identificar, encontrar a los herederos, y negociar con ellos las condiciones para la utilización de la obra, cuando
han transcurrido varias generaciones y trámites sucesorios después de la muerte del autor.

Diferentes términos de protección

En Colombia se establece el plazo de protección de los derechos de autor, aplicable a las personas naturales: la vida del autor y 80 años
después de su muerte. Para las personas jurídicas, se señala un plazo de protección de 50 años contado a partir de la realización,
divulgación o publicación de la obra. Las obras en colaboración, para las cuales el término de 80 años se cuenta desde la muerte del
último coautor. En cuanto a la forma de contar el término de protección, se hará a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte
del autor o al de la realización, divulgación o publicación de la obra según proceda.

Las obras compuestas de varios volúmenes que no se publiquen juntamente, así como para las publicadas en forma de folletos o
entregas periódicas, el término de protección se cuenta individualmente.
Las obras anónimas se protegen por el plazo de 80 años a partir de la fecha de su publicación. Señala la ley que si el autor revela su
identidad, el plazo de protección será a favor de este, el término de protección será el de la norma general: la vida del autor y 80 años
después de su muerte.

Si bien la Ley 23 de 1982, nada dispone sobre el término de protección de la obra seudónima, el plazo de ochenta años debiera aplicarse.

Obras cinematográficas, el término de protección si el titular es persona natural, es de 80 años contados a partir de la terminación de su
producción, la que se entenderá desde la fecha de su primera comunicación al público. Si el titular es una persona jurídica, el plazo de
protección es de 80 años.

Una vez concluido el término de protección la obra ingresa al dominio público, y puede ser usada por cualquier persona sin la posibilidad
de que pretenda derechos exclusivos sobre ella.

En Colombia, la Ley 23 de 1982 regula en el artículo 187 el dominio público, señalando las obras que pertenecen a éste:

a) Obras cuyo período de protección esté agotado.


b) Obras folclóricas y tradicionales de autores desconocidos.
c) Obras cuyos autores hayan renunciado a sus derechos.
d) Obras extranjeras que no gocen de protección en Colombia.

LOS DERECHOS MORALES

El derecho moral es aquel que protege la personalidad del autor en relación con su obra y designa el conjunto de facultades destinadas
a ese fin.

Características del derecho moral

Los derechos morales, al igual que los patrimoniales, son emanados de la personalidad del autor y reconocidos como derechos humanos
en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La doctrina y la legislación reconocen al derecho moral de autor los atributos de ser inalienable, irrenunciable e imprescriptible. Por ser
inalienable el derecho moral, también es inembargable, inexpropiable y perpetuo.

TIPOS DE DERECHOS MORALES

Derecho de Paternidad
Es el derecho de reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra para que se reconozca al autor la condición de creador, se incluye
el seudónimo y el anónimo.

Derecho de integridad
Llamado también derecho al respeto, el autor puede oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra.

Derecho de Ineditud
También conocido como derecho de divulgación, comprende la facultad del autor de decidir si dará a conocer su obra, y en qué forma
lo hará.

Derecho de modificación
Es el derecho del autor a introducirle modificaciones, aun cuando la obra haya sido divulgada. El derecho de modificación se refiere
únicamente a la integridad de la obra en su forma originaria y no debe confundirse con el derecho de transformación, que deja inalterada
la individualidad primigenia de la obra.

Derecho de retracto o retiro


Llamado también derecho de arrepentimiento es la facultad del autor a retirar la obra del acceso público aún después de haberlo
autorizado, previa compensación económica por los daños. Cuando se trata de obras en coautoría, los derechos de retracto o
arrepentimiento y el derecho de modificación sólo pueden ser ejercidos de común acuerdo por todos los coautores.

LOS DERECHOS PATRIMONIALES

Son las facultades exclusivas que le permiten al autor controlar los distintos actos de explotación económica de la obra. Los derechos
patrimoniales son oponibles a todas las personas (erga omnes), son transmisibles, su duración es temporal y las legislaciones establecen
algunas limitaciones y excepciones al derecho de autor.

Principios Aplicables
a) La independencia de los derechos. Significa que los diferentes derechos exclusivos del autor respecto de las utilizaciones económicas
de sus obras son independientes los unos de los otros. En consecuencia, si en un contrato se cede el derecho de reproducción gráfica
de una obra, no significa que se esté cediendo también el derecho de reproducción por cualquier medio o procedimiento.

b) Los derechos patrimoniales no conocen más limitaciones que las establecidas en la ley. Quiere ello decir que esas limitaciones o
excepciones son específicas y taxativas.

c) El autor puede dividir el ámbito espacial y temporal de la autorización de uso de su obra.

d) La interpretación de los contratos de explotación de las obras es restrictiva. No se admite el reconocimiento de derechos más amplios
de los expresamente concedidos por el autor en el instrumento respectivo.

e) La presunción de onerosidad. El hecho de que la utilización de uso de una obra implica el derecho del autor a obtener una
remuneración.
f) Independencia entre el derecho de autor y la propiedad del objeto material que contiene a la obra. Significa que la adquisición del
objeto material en que está fijada la obra no implica la cesión de ninguno de los derechos del autor.

g) Principio “in dubio pro auctore”. En general el autor es la parte débil en la relación, por lo que se le reconoce una protección preferente.

h) Los contratos sobre derechos de explotación son “intuitu personae” porque el usuario al contratar toma en cuenta la persona y la
personalidad del autor.

i) Los contratos pueden constar por escrito. Si bien numerosas legislaciones así lo establecen no puede aseverarse que de no reducirse
a escrito, no exista un contrato en materia de derecho de autor.

k) Obligación de respeto del derecho moral.

TIPOS DE DERECHOS PATRIMONIALES

El derecho de reproducción
Es la facultad exclusiva de explotar la obra en su forma original o derivada.

El derecho de comunicación pública


Dentro de las formas de comunicación pública más comunes se encuentran:
 La representación o ejecución públicas, directas o indirectas.
 La proyección o exhibición pública de las obras audiovisuales, ya sea en una sala de cine o por cable.
 La radiodifusión terrestre, la radiodifusión por satélite.
 Los servicios telemáticos o acceso público a bases de datos de computación por medio de la telecomunicación.

El Derecho de Transformación
Es la facultad del autor de una obra originaria para autorizar la creación de obras derivadas de aquella, tales como adaptaciones,
traducciones, arreglos musicales, compilaciones, etc.

El Derecho de Distribución
Puede definirse como la facultad exclusiva del autor o del titular del derecho a autorizar la puesta a disposición del público.

El Derecho de Seguimiento
Es el derecho de los autores de obras artísticas a percibir una parte de los ingresos obtenidos en cada nueva venta posterior a la primera
enajenación de originales de esas obras, tratándose de ventas realizadas en pública subasta o por medio de un negociante profesional,
durante el término de duración de la protección del derecho de autor sobre la obra.

SIGNOS DISTINTIVOS

Los signos Distintivos son aquellos que tienen la capacidad de identificar servicios y productos en el mercado de los demás de su misma
especie. Para su titular son el medio para acercarse a los consumidores, valorizar su empresa y evitar confusión en el mercado con
respecto a sus competidores. Se dividen en marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales, e Indicaciones de Procedencia.

MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES

Por marca se entiende cualquier signo que sea capaz de identificar productos o servicios en el mercado. En Colombia son susceptibles
de ser registrados como marcas las palabras o combinación de palabras, los elementos gráficos, los sonidos y olores, un color delimitado
por una forma específica, la forma de los productos, sus envases o envolturas, cualquier combinación de los anteriores.

Las marcas pueden ser NOMINATIVAS, cuando están conformadas solo por expresiones Ej: Adidas, Nike, Coca Cola, Red Bull.

FIGURATIVAS compuestas solo por elementos gráficos EJ: Apple

MIXTAS que resultan de la combinación de elementos gráficos y nominativos EJ: Efecty,

TRIDIMENSIONALES se refieren a aquellos cuerpos que tienen tres dimensiones, alto, ancho y profundidad, son ejemplos de estas los
empaques, las botellas, las cajas, entre otros. Ej: Botella de Coca Cola

SONORAS son aquellas que están integradas por un sonido o una melodía que permita al consumidor asociarlos con un producto
determinado, al momento de ser solicitado este tipo de signos se debe presentar de tal manera que permita a la SIC realizar el estudio
de registrabilidad como un pentagrama.

La legislación aplicable en Colombia. El registro de la marca otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizar el signo e impedir que
terceros lo imiten total o parcialmente sin su autorización. La duración del registro en Colombia es de 10 años contados desde la fecha
de concesión del registro, renovable por periodos iguales de manera indefinida.

LEMAS

Un lema comercial es un signo distintivo consistente en una palabra, frase o leyenda que se utiliza como complemento de una marca
para reforzar su recordación. Es lo que se conoce comúnmente como slogan. El lema se diferencia de la marca principalmente en que
sólo puede consistir en una palabra, frase o leyenda y no en figuras o sonidos. Para el registro del lema, se debe tener en cuenta los
siguientes aspectos:

 Elegir el lema: El lema comercial debe ser fuerte, que perdure en el tiempo. Puede reflejar los valores de la empresa, tan solo
contiene elementos nominativos.
 Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios: Para verificar si existen registrados o solicitados con anterioridad signos
iguales o parecidos que identifiquen los mismos productos o servicios o productos o servicios semejantes, que puedan
obstaculizar el registro de su lema.
 El pago de la tasa oficial: Los trámites ante la Superintendencia son servicios que comportan un valor llamado tasa. La
Superintendencia expide anualmente una Resolución en la cual fija las Tasas asociadas a los trámites y servicios de Propiedad
Industrial.
 El diligenciamiento del formulario correspondiente: La Superintendencia dispone de formularios para cada uno de los
trámites.

Ejemplos: (RENAULT 4. SIEMPRE AMIGO…AMIGO FIEL), (TODELAR. NOS OYEN Y NOS CREEN.), (COLOMBIANA, LA NUESTRA.)
(CAFÉ ÁGUILA ROJA. TOMÉMONOS UN TINTO, SEAMOS AMIGOS.)

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Nuestra mente está en capacidad de generar una recordación especial para situaciones, olores, música, personas, sabores y productos
que se relacionan con nuestra cotidianidad. Es por eso que palabras como Café de Colombia, Queso Paipa, son familiares a la hora de
escucharlas y siempre las relacionamos con un país, una región o una ciudad en especial. Esta precisamente es la importancia de una
Denominación de Origen.

Las Denominaciones de Origen son protegidas, entre otras razones, para preservar la idiosincrasia de una región, reconocer la
importancia de sus productos, el saber hacer de sus pobladores y proteger a los consumidores a fin de evitar que resulten engañados y
puedan reconocer fácilmente los productos reputados y característicos de las diferentes regiones.

Ejemplos: Café de Nariño, Café del Huila, Bocadillo Veleño, Queso del Caquetá, Clavel de Colombia, Sombreros de Sandoná.

PATENTES

La Patente: es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados por éste para
lograr una solución técnica que le aporte beneficios a la humanidad. Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar exclusivamente
el invento por un tiempo determinado. El que patenta un invento es el único que durante 20 años puede explotar el invento.

Las ideas no se protegen. Se protegen los inventos que consistan en productos, procedimientos, métodos de fabricación, máquinas o
aparatos que se obtengan de ellas.

No se pueden patentar los descubrimientos, seres vivos, o lo existente tal y como se encuentra en la naturaleza, teorías científicas,
métodos matemáticos, métodos terapéuticos, quirúrgicos, métodos financieros o de negocios, el uso de los productos ya existentes
(patentados o no), las obras de tipo artístico, literario, científico, o los programas de computador como tales.

Patente de modelo de utilidad: es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos
realizados, a aquellas invenciones que consisten en una nueva forma, configuración o disposición de elementos de un artefacto,
herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o parte de los mismos, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización
o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. El que patenta
un modelo de utilidad, es el único que durante 10 años puede explotar el invento.

¿Qué diferencias hay entre patente de invención y una patente de modelo de utilidad?
El modelo de utilidad está previsto para invenciones menores en cuanto al rango inventivo. Las principales diferencias que cabe señalar
son:
 El modelo de utilidad sólo contempla la protección de invenciones de producto; en cambio en la patente de invención se
protegen invenciones de producto y, también, de procedimiento.
 La invención protegida en el modelo de utilidad debe ser nueva y tener aplicación industrial.
 El período de protección del modelo de utilidad es de 10 años.

En Colombia la entidad encargada de otorgar las patentes es la Superintendencia de Industria y Comercio.

Ejemplos:
Beatriz Guerra y Catalina Ortiz Ingenieras químicas: un gel antibacterial de uso cosmético y dermatológico que funciona para eliminar
las bacterias y tratar la dermatitis y heridas.

Rodrigo Soto Cirujano Plástico: Idearon un cultivo celular con la misma piel del paciente que se convierte en un parche. es un método
para tratar personas con heridas por quemaduras, traumas, tumores o úlceras crónicas.

Miguel Uribe y Adriana Solano Diseñadores industriales: desarrollar una prótesis económica y de fácil producción; esto permite un
control en el movimiento de la pierna protésica para subir escaleras o planos inclinados”, sin que la pelvis se afecte por el esfuerzo que
implica esta acción.

LA OMPI (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL)

La OMPI es el foro mundial en lo que atañe a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual. Es un
organismo de las Naciones Unidas, autofinanciado, que cuenta con 192 Estados miembros.

La misión de la OMPI es llevar la iniciativa en el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y eficaz, que
permita la innovación y la creatividad en beneficio de todos. El mandato y los órganos rectores de la OMPI, así como los procedimientos
que rigen su funcionamiento, están recogidos en el Convenio de la OMPI, por el que se estableció la Organización en 1967.

Datos básicos
Historia: creada en 1967 | Miembros: 192 Estados miembros | Sede: Ginebra (Suiza)
La OMPI administra hoy 26 tratados (dos de ellos con otras organizaciones internacionales) y, por conducto de sus Estados miembros
y de su Secretaría, lleva a cabo un exhaustivo y variado programa de trabajo con las siguientes finalidades:

 Armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad intelectual;


 Prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de propiedad industrial;
 Promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual;
 Prestar asistencia técnico-jurídica a los Estados que la soliciten;
 Facilitar la solución de controversias en materia de propiedad intelectual en el sector privado, y
 Fomentar el uso de las tecnologías de la información y de Internet, como instrumentos para el almacenamiento, el acceso y la
utilización de valiosa información en el ámbito de la propiedad intelectual.

¿Qué hace la OMPI?

 constituye un foro de política en el que plasmar normas internacionales de propiedad intelectual equilibradas para un mundo
en evolución;
 presta servicios mundiales para proteger la propiedad intelectual en todo el mundo y para resolver controversias;
 ofrece infraestructura técnica para conectar los sistemas de propiedad intelectual y compartir los conocimientos;
 organiza programas de cooperación y fortalecimiento de las capacidades para permitir a todos los países utilizar la propiedad
intelectual para el desarrollo económico, social y cultural;
 constituye una fuente mundial de referencias para la información en materia de propiedad intelectual

Protocolo de Madrid

El Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas- el Protocolo de Madrid- es uno de los dos tratados
que comprende el Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Este protocolo ofrece a los propietarios de una marca la posibilidad
de protegerla en varios países (Miembros de la Unión de Madrid).

Mediante Ley N° 1455 de 2011- se aprobó en Colombia el "Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de
Marcas" y su "Reglamento", el cual entró en vigor el 29 de Agosto de 2012, fecha a partir de la cual se puede hacer uso del Sistema de Madrid.

La Unión de Madrid está compuesta por las Partes Contratantes del Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid. consta actualmente de 106
miembros y abarca 122 países. Esos miembros representan más del 80% del comercio mundial, y se ampliará a medida que aumente el número de
miembros.

PCT- El sistema internacional de patentes

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) ofrece asistencia a los solicitantes que buscan protección internacional por patente para
sus invenciones y asiste a las Oficinas en las decisiones sobre el otorgamiento de patentes, así como pone a disposición del público el acceso a la
extensa información técnica con relación a las invenciones.

El PCT es un tratado internacional ratificado por más de 150 Estados contratantes. Con el PCT puede solicitar la protección de una invención por
patente mediante la presentación de una única solicitud “internacional” de patente en un gran número de países, sin necesidad de cursar por
separado varias solicitudes de patente nacionales o regionales.

¿Cómo proteger una invención en varios países?


Las patentes son territoriales. Para proteger una invención en diferentes países existen varias posibilidades:

(a) La vía directa o vía del Convenio de París:


(b) La vía del PCT:

S-ar putea să vă placă și