Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Noul Cod de Procedura Civila Comentat Vol. I PDF
Noul Cod de Procedura Civila Comentat Vol. I PDF
Cod
de procedură civilă
Comentariu pe articole
Gabriel Boroi
Octavia Spineanu-Matei Delia Narcisa Theohari
Andreia Constanda Gabriela Răducan
Carmen Negri lă Dumitru Marcel Gavriş
Flavius George Păncescu
Veronica Dănăilă Marius Eftîmie
r 2 0 Î3
Noul Cod de procedură civilă
Comentariu pe articole
C o p y r ig h t © 2 0 1 3
E d it u r a H a m a n g iu S R L
E d itu ră a c r e d it a t ă C N C S - C o n s iliu l N a ţ io n a l a l C e r c e t ă r ii Ş t iin ţ ific e
T o a t e d r e p t u r ile re z e r v a te E d it u r ii H a m a n g iu
N ic io p a r t e d in a c e a s t a lu c r a r e n u p o a t e ti c o p ia t ă
fă ră a c o r d u l s c r is a l E d it u r ii H a m a n g iu
D e s c r ie r e a C4P a B ib lio t e c ii N a ţ io n a le a R o m â n ie i
N o u l C o d d e p r o c e d u r ă c iv ilă : c o m e n t a r iu p e a r t ic o le /
G a b r ie l B o r o i, O c t a v ia S p in e a n u - M a t e i, A n d r e ia L ia n a
C o n s t â n d a , ... - B u c u r e ş t i : E d it u r a H a m a n g iu . 2 0 1 3
2 v o i,
IS B N g e n e r a l 9 7 8 - 6 0 6 - 5 2 2 - 8 S 4 - 2
V o i. 1 - In d e x . - IS B N 9 7 8 - 6 0 6 - 6 7 8 - 5 7 6 - 1
V o i. 2 - In d e x . • IS B N 9 7 8 - 6 0 6 - 6 7 8 - 5 7 7 - 8
I. B o r o i, G a b r ie l
II. S p in e a n u - M a t e i, O c t a v ia
III. C o n s t a n d a , A n d r e ia
3 4 7 {4 9 8 )(0 9 4 )
E d it u r a H a m a n g iu : V â n z ă ri:
B u c u r a $ ti, Str. C o l. P o p e ia 0 2 1 .3 3 6 .0 1 .2 5
nr, 3 6 , s e c t o r 5 0 3 1 .4 2 S .4 2 .2 4
O .P . 5 , C .P .9 1 0 7 8 8 .6 7 3 .2 0 9
T e l./ F a x : E -m a il:
0 2 1 .S 3 6 .0 4 .4 3 r e d a c t ie @ h a m a r g iu .r o
0 3 1 .8 0 5 .8 0 .2 0 d is t r ib u t ie @ h a m a n g iu .r o
0 3 1 .8 0 5 .8 0 .2 1
C u p r in s
A rt.
T itlu l prelim inar. D o m en iu l de reglem entare al C o d u lu i de procedură
civilă şi p rin cip iile fu n d am e n tale ale procesului c iv il_________________________ 1*28
Capitolul I. D om eniul de reglem entare al Codului de procedură c iv ilă ______________ 1-4
Capitolul II. Principiile fundam entale a le procesului c iv il_________________________ 5-23
Capitolul IM. Aplicarea legii de procedură c iv ilă ______ ______ ______ 24-28
VII
Cu p r in s
VIII
Cu p r in s
IX
Titlul preliminar. Domeniul de reglementare
al Codului de procedură civilă şi
principiile fundamentale ale procesului civil
A ri» I . O b iectu l şi scop u l C odului de procedură civ ila. (1) Codul de proce-
dură civilă, denum it în continuare cod ul , stabileşte regulile de com petenţă şi de
judecare a cauzelor civile, precum şi cele de executare a hotărârilor instanţelor şi
a altor titluri executorii, în scopul înfăptuirii ju stiţiei în m aterie civilă.
(2) în înfăptuirea justiţiei, instanţele judecătoreşti îndeplinesc un serviciu de
interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăţilor fundam en
tale, a drepturilor şi intereselor legitim e ale persoanelor fizice şl persoanelor ju ri
dice, aplicarea legii fi garantarea suprem aţiei acesteia.
C O M E N T A R IU
"■ Publicată în M . O f. nr. 5 1 1 din 2 4 iulie 2 0 0 9 ţi re p u b licată în M Of. nr. SOS din 13 iu lie 2011.
Ul Publicată în M . O f. nr. 4 8 5 din Î S iulie 2 0 1 0 $ i re p u b licată în M Of. nr. 545 din d dta d e 3 a u gu st 2012.
I3' Publicată în M . O f. nr. 3 6 S din 3 0 m ai 2012.
Publicată în M . O f. nr. 7 6 2 din 1 3 n o ie m b rie 2012.
|8‘ Publicată tn M .O f. nr. 6 8 din 31 Ian u arie 2013.
O b u a N a r c i s a T h c o h a m / M a r i u s E f t im ie 1
A rt.l T U I U L P R E L IM IN A R . D O M E N I U L O i f t E G L E M ţ N T A R E $1 P R I N C I P U U F U N D A M E N T A L E
în fd 2a e x e cu tirii silite. In egală m ăsură, noul Cod d e procedură civilă a urm ărit să cores
pundă şi exigenţelor de previzibilitate a procedurilor judiciare decurgând d in Convenţia
pentru apărarea drepturilor om ului şi a libertăţilor fundam entale şi din cele statuate în
jurisprudenţa Curţii Europene a D repturilor O m ului.
Dintre so luţiile legislative instituite prin noul Cod de procedură civilă se im pune
rem arcarea, cu titlu exem plificativ, a reglem entării exprese a principiilor fundam entale
a le procesului civil, a reconfigurării com petenţei m ateriale a instanţelor judecătoreşti,
a adaptării procedurii de citare şi com unicare a actelor de procedură la noile realităţi
socio-econom ice, d a r şi a celo r din dom eniul tehnologiei inform aţiei, a prevederii unei
proceduri de verificare şi regularizare a cererii de chem are în judecată în vederea disci
plinării procesului, a revizuirii dispoziţiilor referitoare la căile de atac, apelul reprezen
tând singura cale ordinară de atac cu caracter devolutiv, a instituirii posibilităţii sesizării
în altei Curţi d e Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea unor chestiuni de d re p t precum şi a celei de prom ovare a unei contestaţii
privind tergiversarea procesului, a reform ării substanţiale a m ateriei executării silite şi a
introducerii unor proceduri speciale noi (de pilda, procedura evacuării d in im obilele deţi
nute sau ocupate fără drept ori procedura privitoare la soluţionarea cererilo r de valoare
redusă).
Reglem entarea noului Cod de procedură civilă a avut ca finalitate asigurarea so lu
ţionării într-un term en optim şi previzibil a cauzelor, precum şi a prem iselor executării
prom pte şi efective a titlu rilo r executorii obţinute în cadrul procesului de fond ori, după
caz, recunoscute ca atare de lege.
2. O b ie ctu l d e reglem entare al codului. Noul Cod de procedură civilă constituie un
ansam blu com plex d e norm e ju rid ice prin care su n t reglem entate am bele fa z e ale p ro
cesu lui c iv il Ju d e c a ta ş i executarea silită, în sco p u l înfăptuirii ju stiţiei în m aterie civilă.
S e im pune m enţionarea aspectului ca nu orice proces civii parcurge atât faza ju d e că
ţii, cât şi pe aceea a executării silite, existând posibilitatea ca hotărârea judecătorească
obţinută în urm a epuizării prim ei faze sa fie executată d in iniţiativă pro p rie de către debi
tor, fără a fi necesar concursul organelor de executare silită, sau ca hotărârea respectivă
să n u conţină dispoziţii susceptibile d e aducere Io îndeplinire p e cale de executare silită.
Totodată, beneficiarul unei hotărâri judecătoreşti are posibilitatea să renunţe la valori
fica re a drepturilor recunoscute în cuprinsul acesteia, nedem arând procedura executării
silite îm potriva debitorului său.
Ca atare, obiectul noului Cod de procedură civilă este reprezentat de totalitatea nor•
m e lo r ju rid ice care stabilesc co d ru l ş i regulile p rivin d desfăşurarea ce lo r două fa z e ale
p rocesu lu i civil, putând fi divizate, în consecinţă, în norm e d e procedură contencioasă şi
necontencioasă, pe de o parte, şi în n o rm e d e executare silită, pe de altă parte.
Pornind de la prescripţiile prim ului alineat al articolului analizat, în care se prevede
faptul că acest a ct norm ativ stabileşte regulile d e com petenţă şi d e ju decare a cauzelor
civile, precum şi cele de executare a hotărârilor instanţelor şi a altor titluri executorii,
codul a r im pune clasificarea norm elor d e procedura civilă, după obiectul reglem entării,
în n o rm e de com petenţă, norm e de procedură propriu-zise ş i n o rm e de executare silită, o
atare enum erare fiind însă incom pletă în lipsa adiţionării norm elor de organizare ju d e c ă
torească, care se regăsesc în cuprinsul său (spre exem plu, norm ele vizând com punerea şi
constituirea com pletului de judecată).
3. în fip tu ire a ju stiţie i - se rviciu d e in tere s p u b lic. Scopul reglem entării noului Cod
de procedură civilă îl constituie înfăptuirea ju stiţiei prin interm ediul instanţelor ju d e
cătoreşti, acestea îndeplinind un serviciu public.
Astfel, în dem ersul lor legal, instanţele judecătoreşti asigură respectarea ordinii de
drept, a libertăţilor fundam entale, a drepturilor şi Intereselor legitim e ale persoanelor
fizice şi persoanelor juridice, aplicarea legii şi garantarea suprem aţiei acesteia.
C O M E N T A R IU
Ob u a N a r c is a Th c o h a m / M a r iu s e f t im ie 3
A rt.2 T U I U L P R E L IM IN A R . D O M E N I U L O i f t E G L E M ţ N T A R E $1 P R I N C I P U U F U N D A M E N T A L E
rească, cei condam naţi pentru m ărturie m incinoasă. în conform itate cu art. 80 alin. ( 1 )
C. proc. pen., soţul şi rudele apropiate111 ale învinuitului sau inculpatului nu sunt o b li'
gate să depună ca m artori, existând dispoziţii restrictive în cadrul art. 79 C. proc. pen. şi
pentru persoanele obligate să păstreze secretul profesional. Ca atare, m artorul propus
în dovedirea laturii civile a procesului penal su b aspectul prejudiciului suferit de par
tea civilă nu a r putea avea calitatea d e concubin al acesteia, în lipsa acordului părţilor,
prin raportare la art. 3 1 S alin. (1) pct. 2 NCPC, aplicabile cu întâietate faţă de dispoziţiile
corespunzătoare din Codul de procedură penală, ce nu stabilesc o atare interdicţie în
audiere.
C O M E N T A R IU
ll! N o ţiu n ea d e „ ru d e a p ro p ia te " e ste stab ilită în a rt. 1 4 9 a lin . (1 ) C. pen,, aceasta d e se m n â n d a sce n d e n ţii şl
d e sce n d e n ţii, fraţii si surorile, c o p iii a ce sto ra , p re cu m şi p e rso a n e le d e v e n ite p rin în fie re , p o triv it le gii, astfel
d e rude.
O b u a N a r c i s a T h c o h a m / M a r i u s E f t im ie
A rt. 3 T U IU L P R E L I M I N A R . D O M E N I U L D C f t E G L E M ţ N T A R E $1 P R I N C I P H I E F U N D A M E N T A L E
se sp rijină acesta. Astfel, atât considerentele, c â t ş i d isp o zitivu l d eciziilo r C u rţii Constitu
ţionale su n t general obligatorii, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţie, şi se im pun cu
aceeaşi forţă tu tu ro r subiectelor de dreptu[1).
M ai m ult, într-o decizie relativ recentă, Curtea Constituţională a reţinut ca „nicio altă
autoritate publică, fie ea şi instanţă judecătorească, nu poate contesta considerentele
d e principiu rezultate din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, aceasta fiind obligată să
le aplice în mod corespunzător, respectarea deciziilor acesteia fiind o com ponentă esen
ţială a statului de d re p t"l2f.
în raport de norm ele ju rid ice m enţionate, precum şi de cele reţinute de Curtea
Constituţională în precedent, s-ar im pune concluzia că nu num ai prevederile constitu
ţionale trebuie luate în considerare la interpretarea şi aplicarea norm elor noului Cod de
procedură civilă, ci şi deciziile Curţii Constituţionale ce vo r fi pronunţate în exam inarea
constituţionalităţii respectivelor prevederi, atât sub aspectul dispozitivului, cât şi din
perspectiva considerentelor care-l explică.
A preciem însă că soluţia cuprinsă în ultim a teză m enţionată ar trebui nuanţată,
urm ând a fi stabilită în contextul aprecierii Curţii Constituţionale drept autoritate de
ju risd icţie constituţională şi în cel al lim itării com petenţei sale la asigurarea controlului
constituţionalităţii legilor, a tratatelor internaţionale, a regulam entelor Parlam entului
şi a ordo n anţelo r G uvernului, aceasta având dreptul de a se pronunţa num ai asupra
constituţionalităţii actelor cu privire la care a fo st sesizată, fără a putea m odifica sau
com pleta prevederile supuse controlului [art. 2 alin. (1) şi (3) din Legea n r 47/1992
privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată]. în consecinţă,
apreciem că au caracter obligatoriu considerentele deciziilor Curţii Constituţionale în
m ăsura în care explică dispozitivul şi statuează exclusiv asupra concordanţei dispoziţiei
legale analizate cu legea suprem ă, iar nu şi în ipoteza în care conţin o interpretare proprie
în afara acestui cadru.
1.3. D e cla ra ţia U n ive rsa la a D re p tu rilo r O m ului. Totodată, dispoziţiile privind drep
turile şi libertăţile persoanelor existente în noul Cod d e procedură civilă vo r fi interpre
tate ş i aplicate în concordanţă cu D eclaraţia U niversală o D reptu rilo r Om ului. D e altfel,
potrivit art. 20 alin, (1) din Constituţia Rom âniei, ch iar dispoziţiile constituţionale privind
drepturile şi libertăţile cetăţenilor vo r fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu D ecla
raţia Universala a D repturilor O m ului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Rom ânia
este parte.
Declaraţia Universală a D repturilor O m ului a fost adoptată la data de 10 decem brie
1943 de Adunarea G enerală a O rganizaţiei N aţiunilor Unite şi reprezintă un instrum ent
internaţional universal, neconstituind însă un tratat.
Potrivit art. 30 din Declaraţie, nicio dispoziţie a acesteia nu poate fi interpretată ca
im plicând pentru vreun stat, grupare sau persoană dreptul de a se deda la vre o activitate
sau d e a săvârşi vreun act îndreptat spre desfiinţarea unor drepturi sau libertăţi enunţate
în cuprinsul său.
Cu relevanţă în planul dreptului procesual civil, este de rem arcat conţinutul art. 10
din Declaraţie referitor la dreptul la un proces echitabil, potrivit căruia o rice persoană
O eu A Na r c is a t h s o h a m / M a m u s e f t im is 1
A rt. 3 T U IU L P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D C R E G L E M E N T A R E $1 P R IN C IP IIL E F U N D A M E N T A L E
2. A p licarea prioritară a reglem entărilo r in tern aţio n ale p rivito are la d re p tu rile fu n
d am en tale a le o m ului
2.1. S fe ra d e a p lica re a art. 3 N CPC. în acest context, se im pune m enţionarea faptului
câ alin. (2) al art. 3 N CPC prevede că dispoziţiile referitoare la drepturile ş i libertăţile per-
so o n elo r se interpretează şi se aplică în concordanţa cu Constituţia, Declaraţia Univer*
sală a D repturilor O m u lu i cu pactele şi cu celelalte tratate la care Rom ânia este parte.
în schim b, alin. (2) al aceluiaşi articol vizează exclusiv dispoziţiile privitoare la d rep
turile fu n d a m e n ta le ale o m u lu i cuprinse în cod şi, prin urm are, num ai în privinţa aces
tora există posibilitatea înlăturării de ia aplicare a prevederilor noului cod de la aplicare
?n favoarea norm elor internaţionale, cu excepţia cazului în care acesta conţine dispoziţii
mai favorabile.
2.2. N o ţiu n e a de d re p tu ri fu n d a m e n ta le . Drepturile fundam entale au fo st definite
ca fiind d rep tu ri su b iective ale persoanelor, considerate esenţiale, precum dreptul la
viaţă, la libertate şi la dem nitate, indispensabile dezvoltării personalităţii um ane, drep
turi care sunt stabilite prin Constituţie şi garantate de aceasta, precum şi d e legile în
m aterie111. în planul dreptului internaţional, drepturile om ului constituie un ansam blu de
norm e ju rid ice internaţionale, prin care sunt recunoscute individului atribute şi facultăţi
care îi asigură dem nitatea, libertatea şi dezvoltarea personalităţii sale şi care beneficiază
d e garanţii instituţionale apropiate12'.
După conţinutul lor, drepturile om ului se clasifică, în principiu, în drepturi civile şi
p o litice, ca ansam blu al drepturilor a căror exercitare asigură dezvoltarea dem ocratică
a societăţii în dim ensiunea sa politică, şi în drepturi econom ice, so cia le ş i culturale, care
sunt d e natură să conducă la instaurarea în societate a unei dem ocraţii econom ice111.
Pe plan european, drepturile civile şi politice su n t protejate prin Convenţia pentru
a p â ra rea d rep tu rilo r o m u lu i ş i a libertăţilor fu n d a m e n ta le, ce a fost sem nată d e către
statele m em bre ale Consiliului Europei la Roma, în data d e 4 noiem brie 1950, fiind ratifi
cată d e Rom ânia în data de 20 iunie 1994. Cu excepţia dreptului la asociere în sindicate
şi, im plicit, a dreptului ia grevă, Convenţia europeană nu reglem entează drepturi econo
m ice şi sociale, m otiv pentru care dispoziţiile ei sunt com pletate, pentru acest dom eniu,
d e Carta socială europeană, sem nată în anul 1961 şi ratificată de Rom ânia în form ă revi
zuită în anul 1999.
2.3. C o rela re a n o u lu i C o d de p ro ce d u ra civ ila cu re g le m e n tă rile in tern a ţion a le,
în cazuri repetate, Curtea Europeană a D repturilor O m ului, cu sediul la Strasbourg, a
sancţionat statul rom ân pentru în călcarea cerinţelor procesului echitabil instituite prin
dispoziţiile convenţionale su b aspectul duratei procedurii de soluţionare a litigiilor ori
decurgând din neexe cuta rea hotărârilor judecătoreşti sau pentru nesocotirea exigenţe
lor de previzibilitate a procedurilor judiciare, cu consecinţa negativă a existenţei unei
ju rispru den ţe inconsecvente.
Noul Cod de procedură civilă a instituit în cuprinsul art. 6, ca principiu fundam ental,
dreptul părţilor la un proces echitabil, fn term en optim ş i previzibil, a tâ t în fa za judecaţii,
câ t ş i în fa z a executării silite.
1)1 M u ra ru , £ S Tânâsescu, D re p t co n stitu ţio n a l şi in stitu ţii p o litice , voi. I, e d . a 9*â, Ed. AII Beck, Bucureşti,
2 0 0 3 , p. 140.
m C. Bîrson, Co nvenţia e u ro p e a n ă a d re p tu rilo r o m u lu i. C o m e n ta riu p e a rtico le , voi. I, Ed. C ,B , Beck, Bucureşti,
2 0 0 5 . p, 14.
Ideirij p. 31,
a D S l l A N A R C IS A T H g O H A R t / M A R 1 V S S F T IM IS
T l T W L P R E L IM IN A R . D O W t N I U l D £ R E G L E M E N T A R E $1 P R IN C IP IIL E F U N D A M E N T A L E A rt. 3
O euA Na r c is a t h s o h a m / m a h w s S f r m e 9
A rt. 3 T U I U L P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D E R E G L E M E N T A R E $1 P R I N C I P I I L E F U N D A M E N T A L E
Prin urm are, dacă e x iş ti neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drep
turile fundam entale ale om ului, la care Rom ânia este parte, şi noul Cod d e procedură
civilă, a u prioritate reglem entările internaţionale, cu excepţia cazului în care cod u l con
ţine dispoziţii m a i favo rabile.
Pornind d e la aceste dispoziţii legale, doctrina ju rid ică111a apreciat ca fiind integrate
dreptului intern norm ele convenţionale, norm ele europene, precum şi celelalte norm e
cuprinse în docum ente internaţionale la care Rom ânia a a d e ra t cu m enţionarea faptului
că prin prim ele două categorii de norm e trebuie să se înţeleagă atât norm ele „prim are",
cât şi cele „derivate", rezultate din hotărârile celor două instanţe europene, Curtea Euro
peană a Drepturilor O m ului şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.
S e im pune m enţionarea faptului că art. 3 alin. (2) N C P C vizează norm ele convenţio
na le, precum şi celelalte norm e cuprinse în docum ente internaţionale la care Rom ânia a
aderat, iar nu şi norm ele U n iu n ii Europene, acestea făcând o biectu l art. A NCPC.
Exista neconcordanţe între dreptul intern şi reglem entările internaţionale în ipoteza în
care norm a ju rid ică internă este m o i restrictivă sau în cea în care aceasta este insuficient
de p recisă, astfel în cât creează riscul unei practici ju d iciare incoerente. Instanţa ju d e că
torească va înlătura m otivat de la aplicare eventualele dispoziţii restrictive a le codului şi
va aplica norm ele existente în reglem entările internaţionale. întem eindu-şi dem ersul pe
dispoziţiile art. 3 alin. (2) NCPC, cu ream intirea faptului că preem inenţa în discuţie este
restrâns! num ai la drepturile fundam entale ale om ului, iar nu şi la o rice alte drepturi şi
libertăţi statuate în reglem entările internaţionale.
Cu referire la n o rm ele convenţionale, în literatura d e specialitate121s-au statuat urmă-
toa rele:
a) atunci când judecătorul naţional este învestit cu soluţionarea unui litigiu, el trebuie
să observe nu num ai reglem entarea naţională în m aterie, ci şi reglem entarea convenţio
nală, inclusiv hotărârile europene, care pot interesa în respectiva cauză;
b) în procesul aplicării norm ei corespunzătoare diferendului ju rid ic ce i-a fo st alegat,
judecătorul naţional trebuie nu doar să conjuge norm ele naţionale cu cele convenţio
nale, identificate şi aplicate de judecătorul european, ci să le şi evalueze şi ierarhizeze,
nu num ai pentru că norm ele convenţionale au prioritate, dar şi pentru că, totuşi, aces
tea ar putea fi înlăturate în favoarea norm elor naţionale, dacă acestea din urm ă sunt mai
favorabile;
c ) dacă, în m ateria drepturilor om ului, norm ele edictate de autoritatea legiuitoare
sunt în contradicţie cu norm ele convenţionale şi, totodată, m ai puţin favorabile în
ra p o rtcu acestea Ju d e c ă to ru l naţional trebuie să le în lătu re din perim etrul acelui litigiu,
punând astfel în discuţie principiul suveranităţii autorităţii legiuitoare şi al legii adoptate
d e către aceasta;
d) fără a-l constitui în precedent judiciar, receptând hotărârea europeană, judecăto
rul nu num ai că poate, ci ch iar trebuie să o valo rifice în considerentele propriei hotărâri,
prin care tranşează un litigiu similar.
în acest context, codul a reglem entat şi calea revizuirii u n e i hotărâri ju d ecă to reşti
dacă Curtea Europeană a D repturilor O m ului a constatat o încălcare a drepturilor sau
libertăţilor fundam entale din cauza acesteia, iar consecinţele grave ale încălcării conţi-
1111. D cle o n u , Tratat d e p ro c e d u ri civilă, vo i. I, Ed. W o lters Kiuw er, B u cu reşti, 2 0 1 0 , p . 53*54.
0 . 58-59.
10 d u ia Na r c is a t h s o h a r i / m a r iv s S F r m e
T l T l U L P R E L IM IN A R . DOWtNIUl D E R E G L E M E N T A R E $1 P R IN C IP IIL E F U N D A M E N T A L E A rt. 4
nuă să se p ro d u c i (art. 509 alin. {1} pct. 10 N CPC], term enul de revizuire fiind de 3 luni
de la data publicării hotărârii Curţii Europene a D re p tu rilo rO m u lu iîn M onitorul O ficial al
Rom âniei, Partea I [art. 511 alin. (3) NCPC].
Potrivit art. 4 6 alin. (1) din Convenţia europeană pentru apărarea dreptu rilor om ului
şi a libertăţilor fundam entale, înaltele Părţi contractante se angajează să se conform eze
hotărârilor definitive ale Curţii în litigiile în care ele sunt părţi, acest alineat instituind
regula fo rţe i obligato rii a hotărârilor Curţii Europene a D rep turilo r Omului.
în scopul prevenirii unor încălcări subsecvente ale Convenţiei, deşi aceste hotărâri
au caracter in ter partes, Curtea poate solicita statului respectiv, în cuprinsul acestora, să
adopte m ăsurile ce se im pun pentru înlăturarea cauzelor care au determ inat sa u fa v o ri-
zat nerespectarea norm elor convenţionale. în consecinţă, hotărârile Curţii au şi un efect
erga om nes, drept consecinţă a autorităţii de lucru interpretat de care se bucură, în con
diţiile în care potrivit art. 32 din Convenţie, m isiunea specifică a instanţei europene este
interpretarea şi aplicarea prevederilor acesteia111.
C O M E N T A R IU
1. Dreptul U niunii Europene. Aderarea Rom âniei la Uniunea Europeană a avu t loc la
data de 1 ianuarie 2007, Tratatul de aderare fiind sem nat anterior, pe data d e 25 aprilie
2005, la luxem bourg.
Potrivit art. 148 alin. (2) din Constituţia Rom âniei, ca urm are a aderării, prevederile
tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglem entări com uni
tare cu caracter obligatoriu au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu
respectarea prevederilor actufui de aderare. în conform itate cu alin. (3) al aceluiaşi arti
col, prevederea m enţionată se aplică, în m od corespunzător, şi pentru aderarea la actele
de re vizu ire a tratatelor constitutive ale Uniunii Europene.
Sim ilar articolului com entat în precedent, art. 4 N CPC constituie transpunerea tn p la
n u l n o rm elo r ju rid ice procesua le a u n o r dispoziţii constituţionale. De asem enea, această
dispoziţie îşi găseşte corespondentul şi în m ateria dreptului substanţial, în cadrul art. 5
NCC.
în afara norm elor convenţionale şi a celorlalte norm e cuprinse în docum entele
internaţionale la care Rom ânia a aderat, ordinea juridică internă înglo bează în structura
sa şi d rep tu l U niunii Europene, atât sub form a n o rm elo r stipulate în tratatele constitutive
{drept prim ar) şi în actele norm ative adoptate de instituţiile com petente o le U niunii Euro
p e n e (d rep t secundar), cât şi în privinţa ju risp ru d e n ţei C u rţii de Ju stiţie a U niunii Euro•
pene, sub aspectul noţiunilor şi al clarificărilor ju rid ice pe care le statuează.
Norm ele ju rid ice cuprinse în actele norm ative adoptate de instituţiile Uniunii Euro-
pene alcătuiesc un drept secundar, datorită funcţiei lor d e realizare a obiectivelor prevă
zute în tratate, precum şi a subordonării lor faţă de acestea, neputând deroga de la pre
vederile tratatelor constitutive. Caracteristica principală a norm elor de drept secundar
este aceea că îşi au tem eiul în tratatele constitutive, putând fi adoptate doar în dom e-
Ob u a N a r c is a Th c o h a m / M a r iu s e p t im ie 11
A rt. 4 T U I U L P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D E R E G L E M E N T A R E $1 P R I N C I P I I L E F U N D A M E N T A L E
12 D eu A Na r c is a t h s o h a r i / m a r iv s S F r m e
T i t u i i p r e l im in a r , d o m e n iu l d e r e g l e m e n t a r e ş i p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e A rt. 4
O e u A N a r c is a Th s o h a m / M a f m js e f t im is 13
A rt. 4 T U IU L P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D E R E G L E M E N T A R E $1 P R IN C IP IIL E F U N D A M E N T A L E
naţional să fie interpretat „în lum ina" directivelor. Prin aceasta. Curtea a căutat să se
asigure că directivele vo r avea uri efect ch iar în absenţa unei im plem entări adecvate.
Cauza 14/83 Von Colsonni reprezintă un punct d e referinţă în acest sens, Curtea identifi
când expres instanţele naţionale ca organe ale statului şi, totodată, statuând că principiul
interpretării arm onioase nu presupune ca, pentru a putea fi invocate în instanţă, preve
derile unei directive să îndeplinească criteriile speciale cerute de efectul direct (claritate,
precizie, necondiţionalitate)121.
Prin urm are, instanţa naţională nu poate aplica direct directiva, ci poate cerceta dacă
sunt întrunite cerinţele în cât o dispoziţie din d ire c tiv i să p ro d u c i efect direct sau poate
interpreta norm a internă d e transpunere în lum ina norm ei Uniunii Europene.
în continuare, Curtea a stabilit faptul că obligaţia d e im plem entare a directivei
im pune instanţei naţionale să interpreteze dreptul intern în lum ina unei directive
neim plem entate sau im plem entate necorespunzător ch ia r ş i într-o cauză îm potriva unei
persoane p riva te, eludându-se într-un fel interdicţia efectului direct orizontal. Hotărârea
din cauza C -106/89 M arleasingw a confirm at faptul că o directivă neim plem entată poate
fi în tr-adevăr invocată pentru a influenţa interpretarea dreptului naţional într-un litigiu
în tre persoane private.
O persoană privată se poate întem eia pe prevederile unei directive, în ciuda inter
dicţiei efectului d irect orizontal, acţionând statul pentru despăgubiri, aspect reţinut în
cauza C-6/90 Froncovich, în scopul reparării prejudiciului cauzat ca urm are a neim ple-
m entării unei directive. în loc să în cerce să aplice directiva îm potriva persoanei de drept
privat în sarcina căreia ar fi im pusă obligaţia dacă directiva ar fi fost im plem entată cores
pu nzăto r persoana poate introduce o acţiune în despăgubiri îm potriva statului1*1.
1.3. D ecizia, a) are caracter individual, întrucât se adresează unor destinatari indivi
dualizaţi sau determ inabili şi se referă la o anum ită stare de fapt concretă (de exem plu,
decizia prin care statul m em bru este obligat să ceară restituirea subvenţiilor acordate
unor întreprinderi naţionale);
b) are caracter obligatoriu;
c} are caracter n o rm ativ com plet;
d) poate produce efect direct, cu întrunirea condiţiilor necesare, întrucât are aptitu
dinea de a crea drepturi în beneficiul particularilor, în m ăsura în care nu lasă destinataru
lui nicio m arjă de apreciere discreţionară în ceea ce priveşte executarea sa;
e) este destinată sta te lo r ş i p a rticu la rilo r
în cauza 9/70 Gradlsl, Curtea nu a ezitat să statueze că şi deciziile ar putea avea efect
direct, în ciuda faptului că art. 288 TFU E (fostul art. 249 TCE), spre deosebire de cazul
regulam entelor, nu a făcu t nicio referire la „aplicabilitatea directă" a acestora. într-o for
m ulare repetată, Curtea a decis că din textul articolului nu rezultă „că alte categorii de
m ăsuri m enţionate în acel articol nu a r putea în niciun caz produce efecte sim ilare" şi s-a
bazat pe p rin cip iu l eficienţei (effet utile) pentru a trage concluzia c i , în anum ite cazuri,
deciziile po t fi invocate de persoanele private în faţa instanţelor naţionale.
14 D f U A N A R C IS A T H S O H A R I / M A R t V S S F T IM ie
T it u il p r e l im in a r . Do m e n iu l d e r e g l e m e n t a r e 51 p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e A rt. 4
10 A. FuereOj M an u alu l U niunii Eu ro p e n e, ed. a 3-a, Ed . U n ive rsu l Ju rid ic, Bucureşti, 2 0 0 6 , p. 165.
H otărârea C u rţii din d a ta d e Î S iulie 1 96 4, JO P 18 2 d in L 2 n o ie m b rie 1 96 4, p. 2900.
Is în prezent, fo ste le C o m u n ită ţi E u ro p e n e su n t U n iu n ea Eu ro p e an ă s i C o m u n ita te a Eu ro p e a n ă a En e rgiei A to
m ice {Eu rato m ), iar in stitu ţiile a cesto ra su n t com un e.
Ob u a N a r c is a Th e o h a m / M a r iu s e p t im ie 15
A rt. 4 T U I U L P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D C « E G L E M E N T A f t E $1 P R I N C I P H I E F U N D A M E N T A L E
european în cau 2ă, precum şi independentele forţa lor ju rid ică sau de instituţia em itentă
a actului.
Suprem aţia dreptului european asupra legislaţiilor naţionale are ca ra cte r absolut,
acesta tra d u câ n d u -se în urm ătoarele două reguli:
a) toate actele europene care au caracter obligatoriu beneficiază de acest principiu,
atât cele din dreptul prim ar, cât şi cefe din dreptul secundar;
b) toate actele naţionale se supun aceluiaşi principiu, indiferent de tipul lor, inclusiv
constituţiile naţionale.
în acelaşi context, în hotărârea Curţii dată în cauza 106/77 Sim m enthaP1', s-a reţinut
că norm ele europene au efect direct, făcând parte integrantă, cu rang de prioritate, din
ordinea juridică aplicabilă pe teritoriul statelor m em bre şi ele trebuie aplicate încă de la
intrarea în vigoare, în pofida existenţei unei legi naţionale incom patibile sau a adoptării
ulterioare a acesteia, şi pe toată durata aflării lor în vigoare.
Este de subliniat faptul că art. 3 alin. (2) N CPC nu îşi găseşte aplicarea şi în privinţa
norm elor Uniunii Europene. în acest context, în hotărârea Curţii dată în cauza 11/70
Internationale H andelgesellschaft'2[ s-a statuat faptul ca invocarea atingerii aduse chiar
drepturilor fundam entale, aşa cum acestea su n t form ulate prin Constituţia unui stat
m em bru, ori chiar principiilor unei structuri constituţionale naţionale, nu afectează vali
ditatea unui act al Com unităţii sau efectul său asupra teritoriului acelui stat.
Prin jurisprudenţa sa, Curtea a evocat şi unele chestiuni punctuale de procedură
civilă, reţinute în doctrina juridică naţională1*1:
a) în privinţa term enelor de proced ură, Curtea d e Justiţie a ad m is că, pentru asigu
rarea securităţii juridice, exercitarea drepturilor acordate de norm ele Uniunii Europene
poate fi supusă condiţiei încadrării în anum ite term ene care, în absenţa unor reglem en
tări ale Uniunii Europene, sunt fixate prin reguli naţionale, d a r acestea din urm ă tre
buie să respecte principiul echivalenţei şi principiul efecti vită ţii, atât în ceea ce priveşte
durata, cât şi m odul lor de calcul. Ele nu trebuie să fie excesive sau im posibile, punând în
pericol efectul direct şi prioritatea în aplicare a norm elor europene;
b) în m ateria probelor, Curtea a evocat necesitatea respectării aceloraşi principii de
echivalenţă şi efectivitate. în opinia Curţii, o probă considerată irefragabilă, excluzând
o rice putere de control a judecătorului naţional, încalcă principiul egalităţii de trata
m ent, iar o probă negativă pusă în sarcina reclam antului este contrară dreptului euro
pean, aducând atingere dreptului efectiv de acces la instanţă.
Este de m enţionat prevederea înscrisă în art. 427 alin. (4) NCPC, potrivit căreia hotă
rârile prin care instanţele se pronunţă în legătură cu prevederi cuprinse în Tratatul pri
vind funcţionarea Uniunii Europene şi în alte acte ju rid ice a le Uniunii Europene se com u
nică, din oficiu, ch iar dacă nu sunt definitive, şi autorităţii sau instituţiei naţionale cu
atribuţii d e reglem entare în m aterie.
3. R e gu lam en te eu ro pen e relevante în m ateria proced urii civile. Cu titlu exem plifi
ca ta , constituie instrum ente ju rid ice europene cu im portanţă deosebită în planul drep
tului procesul civil urm ătoarele:
- Regulam entul (CE) nr. 44/2002 privind com petenţa ju d ic ia ri, recunoaşterea şi exe
cutarea deciziilor în m aterie civilă şi com ercială;
- Regulam entul (CE) nr. 1393/2007 cu privire la notificarea sau com unicarea în sta
tele m em bre a actelor ju d iciare şi extrajudiciare în m aterie civilă şi com ercială;
- Regulam entul (CE) nr. 1206/2001 cu privire la cooperarea între ju risd icţiile statelor
m em bre în dom eniul obţinerii de probe în m aterie civilă şi com ercială;
- Regulam entul (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la
cererile cu valoare redusă;
- Regulam entul (CE) nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european
pentru creanţe necontestate;
- Regulam entul (CE) nr. 2201/2003 cu privire la com petenţa, recunoaşterea şi execu
tarea deciziilor în m aterie m atrim onială şi în m ateria responsabilităţii părinteşti;
- Regulam entul (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de som a
ţie de plată;
- Regulam entul (UE) nr. 1259/2010 d e punere în aplicare a unei fo rm e de cooperare
consolidată în dom eniul legii aplicabile divorţului şi separării de corp.
Cu referire la R egulam entul (CE) nr. 44/2001, aplicabilitatea sa este conferită, ca prin
cipiu, d e situarea dom iciliului pârâtului pe teritoriul unui stat m em bru, prin raportare
la art. 3 alin. (1) din Regulam ent. Dacă pârâtul nu este dom iciliat pe teritoriul unui stat
m em bru, com petenţa este determ inată, în fiecare stat m em bru, de legislaţia statului
m em bru în cauză, sub rezerva cazurilor de com petenţă exclusivă şi a prorogării de com
petenţă (art. 4 din Regulam ent).
Pentru a ilustra în m od edificator aplicabilitatea principiului priorităţii dreptului Uni
unii Europene, prezentăm în continuare două exem ple vizând incidenţa Regulam entului
(CE) nr. 44/2001 şi înlăturarea de la aplicare a norm ei de drept intern ce reglem entează
acelaşi aspect.
Potrivit art. 5 pct. 1 lit. a) din Regulam ent, în m aterie contractuală, o persoană care
are dom iciliul pe teritoriul unui stat m em bru poate fi acţionată în ju stiţie într-un alt stat
m em bru, în faţa instanţelor de fa locul în care obligaţia care form ează obiectul cererii a
fost sau urm ează a fi executată; în sensul aplicării acestei dispoziţii şi în absenţa vreunei
convenţii contrare, locul de executare a obligaţiei în cauză este, în cazul vânzării de măr
furi, locul dintr-un stat m em bru unde, în tem eiul contractului, au fost sau ar fi trebuit să
fie livrate m ărfurile, sau, în cazul prestării d e servicii, locul dintr-un stat m em bru unde, în
tem eiul contractului, au fost sau ar fi trebuit prestate serviciile.
în dreptul intern, în conform itate cu art. 1080 alin. (1) pct. 2 NCPC, instanţele ju d e că
to reşti rom âne sunt com petente să ju d ece şi litigiile în m aterie contractuală, dacă locul
unde a luat naştere sau trebuia executată, fie şi num ai în parte, o obligaţie contractuală
se află în Rom ânia.
Dacă litigiul în m aterie contractuală este prom ovat în faţa instanţelor rom âne de
un cetăţean rom ân îm potriva unui cetăţean chine2, cu dom iciliul în Franţa, ia r contrac
tu l a fo st încheiat în Rom ânia, însă obligaţia urma să fie executată în Franţa, excepţia
de necom petenţă internaţională a instanţei rom âne invocată de pârât se im pune a fi
adm isă, pentru considerentele ce urm ează a fi expuse. Astfel, dat fiind faptul că pârâtul
dom iciliază pe teritoriul unui stat m em bru al Uniunii Europene, independent de cetăţe
nia acestuia, va fi aplicabil Regulam entul (CE) nr. 44/2001, iar nu noul Cod de procedură
civilă. în continuare, punctele de legătură ale norm ei conflictuale vo r fi căutate în cuprin
Ob u a N a r c is a Th c o h a m / M a r iu s e f t im ie 17
A rt. 4 T U I U L P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D C R E G L E M E N T A R E $1 P R I N C I P I I L E F U N D A M E N T A L E
sul Regulam entului, tar nu în cel al codului. Prin urm are, deşi locul naşterii obligaţiei este
prevăzut ca punct de legătură în dreptul intern alternativ cu cel al executării obligaţiei,
întru cât Regulam entul nu prevede în acest sens decât locul executării obligaţiei, la sta
bilirea com petenţei nu are relevanţă faptul câ actul ju rid ic a fost în ch e ia t în Rom ânia, ci
exclusiv locul executării obligaţiei, şi anum e cel din Franţa. în aceste condiţii, urm are a
adm iterii excepţiei procesuale invocate, cererea va fi respinsă ca nefiind de com petenţa
ju risd icţiei rom âne.
Dacă se solicită recunoaşterea într-un stat m em bru a unei hotărâri pronunţate
într-un alt stat m em bru, va fi incident Regulam entul (CE) nr. 44/2001, iar nu dispoziţiile
art. 1101 NCPC, astfel în cât la soluţionarea acestei cereri părţile nu vo r fi citate, potrivit
Regulam entului, nici ch iar şi în ipoteza în care din hotărârea străină nu rezultă că pârâtul
a r fi fost de acord cu adm iterea acţiunii, caz în care s-a r fi im pus citarea, în conform itate
cu dreptul intern.
în ceea ce priveşte R egulam entul (CE) n r 8 6 1 /2 0 0 7 de stabilire a unei proceduri
europene cu privire la cererile cu valoare redusă, edictat în scopul sim plificării şl acce
lerării soluţionării litigiilor transfrontaliere privind astfel de cereri, m enţionăm faptul că
acesta a constituit m odeiul d e inspiraţie a Titlului X al Cărţii a V l-a din noul Cod de pro
cedură referitor la procedura cererilor cu valoare redusă.
Pentru delim itarea dom eniilor de acţiune dintre procedura specială reglem entată de
noul cod şi cea prevăzută d e Regulam ent în cadrul unui proces, se im pune determ ina
rea existenţei sau inexistenţei caracterului transfrontalier al litigiului. în sensul art. 3 din
Regulam ent, o cauză are caracter transfrontalier atunci când cel puţin una dintre părţi îşi
are dom iciliul sau reşedinţa obişnuită într-un stat m em bru, altul decât cel în care se află
instanţa judecătorească sesizată. M om entul care serveşte drept bază pentru stabilirea
caracterului transfrontalier al unei cauze este conferit de data la care instanţa judecăto
rească com petentă prim eşte form ularul de cerere.
în cazul în care litigiul este derulat în Rom ânia şi prezintă caracter transfrontalier,
instanţa sesizată va aplica prevederile Regulam entului, iar nu pe cele cuprinse în
art. 1025-1032 N C P C ,în tre acestea existând unele diferenţe sem nificative (spre exem plu,
Regulam entul este aplicabil în ipoteza în care valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 euro,
în tim p ce noul Cod de procedură civilă prevede o lim ită valorică de 10.000 lei}.
4. Procedura h o tărârii p re lim in are111
4.1. S co p u l p ro ced u rii. Procedura hotărârii prelim inare este un m ecanism prin care,
în cursul unui litigiu aflat pe rolul unui organ cu atribuţii ju risdicţio nale al unui stat m em
bru al Uniunii Europene, ca urm are a sesizării form ulate (la cererea părţilor sau din ofi
ciu) de către organul jurisdicţional, Curtea pronunţă o hotărâre prelim inară sau o ordo
nanţă m otivată, obligatorie pentru organul jurisdicţional de trim itere, prin care dezleagă
o problem ă de interpretare a drep tu lu i U niunii sau d e validitate a a ctelo r adoptate de
instituţiile U niunii, dezlegare necesară organului jurisdicţional pentru soluţionarea liti
g iu l u i 1.
1,1 Pentru d e zvo ltă ri, a se ved ea LM . La rio n , C o n sid e ra ţie n s ort th e p o ssib illtv o r th e o b lig a tio n o f the naţional
co u rts t o a sk th e C o u rt o f Ju stice o f th e Eu ro p e a n U n io n fo r a p relim in ary ru lin g, a rtico l pub licat în lucrarea
C K S - C E R D O C T e -B o o k 2 0 1 1 , Ed. Pre U n iv e rs ita ra . B u cu reşti, 2 0 1 1 , p. 5 3 8 -5 5 2 , p re cu m ş i T h e o b je ct o f the
p re lim in a r^ q uestion, a rtico l p u b lica t în lu cra re a C K S - C E R D O C T e -B o o k 2 0 1 2 , Ed . P ro lln iv e rsita ria , Bucureşti,
2 0 1 2 . p. 1 07 7-1 08 3.
1,18. A n d re$a n -G rig o riu t Pro ced u ra h otărârilo r p re lim in are , Ed . H a m a n g iu , Bucureşti, 2 01 0, p. 35.
18 D fU A N A fK IS A THgOHAftl / M A R tV S SFT IM IS
T it u il p r e l im in a r . Do m e n iu l oe reg lem en tare 51 p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e A rt. 4
în treb ările pot fl adresate Curţii d o a r p e p a rcu rsu l desfăşură rii p ro ced u rii ju d icia re,
iar nu după soluţionarea definitivă a litigiului printr-o hotărâre judecătorească.
Răspunzând întreb ărilo r prelim inare, Curteo nu $oluţionea2â litigiul, ci d o a r decide
asupra interpretării unei chestiuni d e drept al Uniunii Europene, a cărei lăm urire este
esenţială pentru dezlegarea cauzei. După ce Curtea form ulează un răspuns, hotărâ
rea este trim isă instanţei naţionale, care va ţine seam a de interpretarea instanţei d e la
lu xe m b o u rg pentru a pronunţa o soluţie111.
4.2. C om petenţa f l ro lu l C u rţii de Ju stiţie a U n iu n ii E u ro p en e. O b ie ctu l trim ite rii
p re lim in a re . Potrivit art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (fostul
art. 234 TCE), „Curtea de Justiţie a Uniunii Europene este com petentă s i se pronunţe, cu
titlu prelim inar, cu privire la:
a) interpretarea trotatelor,
b) validitatea ş i interpretarea actelo r adoptate de instituţiile, organele, oficiile sau
agenţiile Uniunii.
în cazul în care o asem enea chestiu ne se invocă în faţa unei instanţe dintr-un stat
m em bru, această instanţă poate, în cazul în care apreciază că o d ecizie în această pri
vinţă îi este necesară pentru a da o hotărâre, să ceară Curţii să se pronunţe cu privire la
această chestiune.
în cazul în care o asem enea chestiune se invocă în tr-o cauză pendinte în faţa unei
instanţe naţionale a le cărei decizii nu su n t supuse vreun ei câi de a ta c în d rep tu l intern,
respectiva instanţă este obligata să sesizeze Curtea".
Interpretarea tratate fo rin d u d e atât interpretarea tratatelor constitutive, cât şi a celor
de m odificare sa u de com pletare a acestora, precum şi a tratelor de aderare a le statelor
m em bre. De asem enea, având aceeaşi forţă ju rid ică precum tratatele, po t form a obiect
al interpretării C urţii şi p roto co alele ş i declaraţiile anexate tratatelor, precum Carta drep
tu rilo r fu n d a m e n ta le a U niunii Europene.
Este d e m enţionat faptul ca în privinţa tratate lo r nu se poate pune în discuţie
problem a validităţii, întrucât, odată ratificate, acestea exprim ă voinţa statelor părţi şi
num ai statele pot, prin acordul lor, să aducă m odificări sau com pletări conţinutului aces
tora. D e altfel, din cuprinsul art. 267 TFU E rezultă că num ai în privinţa actelor adoptate
de instituţiile, organele, oficiile sau agenţiile Uniunii Europene, Curtea a r putea statua cu
privire la validitatea lor, această posibilitate nefiind prevăzută şi pentru tratate.
Prin acte adoptate de instituţiile, organele, oficiile sau agenţiile Uniunii Europene
sunt avute în vedere atât actele având ca ra cte r obligatoriu, precum regulam entele,
directivele, deciziile, câ t ş i cele care n u au fo rţă ju rid ic ă obligatorie, precum recom andă
rile, dacă utilizarea acestora este necesară pentru a interpreta dreptul naţional adoptat
în scopul im plem entării dreptului Uniunii Europene121.
Curtea nu se poate pronunţa asupra contrari etăţii unei norm e interne în raport cu
o norm ă a Uniunii Europene, însă poate pune la dispoziţia instanţelor naţionale toate
elem entele necesare pentru ca acestea să poată aprecia asupra existenţei sau nu a unei
contrarietăţi151.
111M . H o rsp o o L M. H um ph reys, 5. H o rris, R. M a lco lm , European U n io n la w , F o u rth Edition, O xford U niversity
Press, 2 0 0 6 , p. 104.
m fdem, p. 110 .
H otărârea C .J.C .E. din 12 d e c e m b rie 1 9 9 0 , SA R P P , 241/89.
Ob u a Na r c is a Th co h a m / M a r iu s e f t im ie 19
A rt. 4 T U I U L P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D E « E G lE M E N T A f t E $1 P R I N C I P H I E F U N D A M E N T A L E
20 D fU A N A fK IS A TM O H A R t / M A R tV S SFT IM ie
T it u il p r e l im in a r . Do m e n iu l d e r e g l e m e n t a r e 51 p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e A rt. 4
pinge solicitarea de a se trim ite întrebarea prelim inarii, fără a m ai fi necesar să exam i
neze tem einicia m otivelor invocate d e părţi în susţinerea lipsei de validitate a actului131.
O norm ă a dreptului intern prin care instanţa inferioară este legată de soluţia datâ
pro b lem elo r d e d rep t de către Instanţa superioară n u p o a te p riva instanţa inferioara de
posibilitatea de a adresa Curţii întrebări privind aceste hotărâri.
Curtea a su blin iat că situaţia ar fi alta dacă întrebările form ulate de către instanţa
inferioară ar fi Tn m are m ăsură aceleaşi cu cele adresate, deja, de către instanţa supe
rioară. Pe de altă parte, instanţa inferioară trebuie să fie liberă a se adresa Curţii cu
o întrebare prelim inară referitoare la aceste aspect, dacă apreciază că dezlegarea dată
problem elor d e drept d e către instanţa superioară ar putea conduce la pronunţarea unei
soluţii contrare dreptului Uniunii Europene.
4.4. Instanţa d e trim itere. C o n d iţiile sesiză rii Curţii. în cadrul Recom andărilor în aten
ţia instanţelor naţionale, referitoare la efectuarea trim iterilor prelim inare121, se m enţio-
nează că sistem ul trim iterilor prelim inare reprezintă un m ecanism fundam ental a( drep
tului Uniunii Europene, m ecanism m enit să confere instanţelor naţionale m ijloacele de
a asigura o interpretare şi o aplicare uniform e a acestui drept în toate statele m em bre.
Instanţa naţională poate trim ite o întrebare prelim inară la cererea p ă rţilo r sau din
oficiu.
Calitatea de instanţă este interpretată de Curte ca o noţiune autonom ă a dreptu
lui Uniunii Europene, ţinând u-se seam a, în această privinţă, de un ansam blu de factori,
precum originea legală a organului care a sesizat-o, caracterul său perm anent, caracte
rul obligatoriu al com petenţei sale, caracterul contradictoriu al procedurii, aplicarea de
către acel organ a norm elor de drept, precum şi independenţa sa.
In contextul art. 267 TFU E, o rice instanţă a unul stat m em bru, în m ăsura în care tre
buie să se pronunţe în cadrul unei proceduri m enite să conducă la o hotărâre cu cora cter
ju risd icţio n a l, poate, în principiu, să adreseze Curţii o întrebare prelim inară.
în Recom andări se m enţionează că o rice instanţă poate să adreseze Curţii o întrebare
referitoare la interpretarea unei norm e a dreptului Uniunii în cazul în care apreciază că
este necesar pentru soluţionarea unei acţiuni cu care a fo st sesizată.
Cu toate acestea, o instanţă ale cărei hotărâri nu pot face obiectul unei căi d e atac
interne este obligată, în principiu, să sesizeze Curtea cu o astfel de întrebare, cu excepţia
cazului în care există deja o jurisprudenţă în m ateria respectivă (iar în contextul even
tu al nou nu exista nicio îndoială reală cu privire la posibilitatea de a aplica această ju ris
prudenţă) sau a cazului în care interpretarea corecta ce trebuie dată norm ei d e drept în
cauză este evidentă.
Raţiunea im punerii unei obligaţii d e trim itere în paragraful 3 al art. 267 TFU E este
aceea d e a preveni elaborarea unei jurisprudenţe naţionale neconform e cu dreptul Uniu
nii în statele m em bre (Cauza C-393/98 M inisterio Pubiico ş i G om es Valenţe c. Fazenda
Publica).
Il! C a u ze le C -188 /9 2 T W D 91 C -1 1 9 / 0 5 L u c c h in i
1,1 A c t disponibil pe site -u l e u r-le x.e u ro p a .eu . în u rm a a d o p tă rii, la 25 se p te m b rie 2 01 2, la Lu xe m b u rg , a noului
R e gu la m e n t d e pro cedură al C u rţii d e Ju stiţie , R e co m a n d ările în lo cu ie sc N o ta d e in fo rm a re c u p rivire la e fe c
tu a re a trim ite rilo r p re lim in a re d e că tre instanţele n a ţion ale, in fo rm a ţiile din R eco m an d ări au ca racte r practic,
fiin d lipsite d e o rice fo rţă o b ligato rie , scop ul acestora fiind d e a o rien ta In stanţele n aţio n a le cu privire fa o p o r-
tu n itatea e fe c t u l ri i u ne i C ri m îteri prel i mi n a re $ 1, d a că e ste ca zu l, le a ju te să fo rm u le ze ş i să p rezin te în tre b a r i
Curţii.
O b u a N a r c i s a T h c o h a m / M a r i u s e f t im ie 21
A rt. 4 Î I T I U I P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D E « E G lE M E N T A f t E $1 P R I N C I P I I L E F U N D A M E N T A L E
Astfel, o instanţă ale cărei hotărâri sunt susceptibile să fâcă obiectul unei căi de atac
poate, în special în situaţia în care se consideră suficient de lăm urită de jurisprudenţa
C urţii, să decidă ea în săşi cu privire la interpretarea corectă a dreptului Uniunii Europene
şi cu privire la aplicarea acestuia situaţiei de fapt deduse judecăţii. Cu toate acestea, o
întrebare prelim inară se poate dovedi deo seb it de utilă, într-un stadiu corespunzător al
procedurii, atunci când se ridică o nouă problem ă de interpretare ce prezintă un interes
general pentru aplicarea uniform ă a dreptului Uniunii în toate statele m em bre sau atunci
când jurisprudenţa existentă nu pare a fi aplicabilă unei noi situaţii de fapt.
Potrivit Recom andărilor, deşi instanţele naţionale au posibilitatea d e a respinge m oti
vele de invaliditate invocate în faţa lor, doar Curtea este com petentă să declare invalid
un act al unei instituţii, al unui organ, al unui oficiu sau al unei agenţii a U niunii. O rice
instanţă naţională trebuie, aşadar, să adreseze o întrebare Curţii în situaţia tn care are
în d o ieli cu privire la validitatea unui asem enea act, indicând m otivele pentru care apre
ciază că actul m enţionat ar putea fi lovit de invaliditate.
4.5. M o m e n tu l p ro ce su a l a l e fe ctu ă rii trim ite rii p re lim in a re . în ceea ce priveşte
m om entul în care poate fi a d re sa t! o întrebare prelim inară, instanţa naţională poate
adresa Curţii o întrebare prelim inară d e îndată ce co n stat! că, pentru a soluţiona cauza
cu care a fo st învestită, este n e ce sa ri o deci 2ie asupra aspectului sau a aspectelor privind
interpretarea sau validitatea.
Cu toate acestea, este indicat ca deci 2ia de a adresa o întrebare prelim inară să
in te rv in i într-o etapă a procedurii în care instanţa de trim itere este în m ă su ri a defini
cadrul factual şi ju rid ic al problem ei, astfel în cât Curtea să dispună de toate elem entele
necesare pentru a verifica, dacă este cazul, aplicabilitatea dreptului Uniunii Europene în
litigiul principal.
4.6. Fo rm a ş i co n ţin u tu l ce re rii de p ro n u n ţa re a u n e i h o tă râ ri p relim in a re, în pri
vinţa form ei trim iterii prelim inare, în Recom andări se arată că hotărârea prin care
instanţa naţională adresează Curţii o întrebare prelim inară poate să îm b race o rice form ă
adm isă de dreptul intern în m ateria incidentelor procedurale (instanţele rom âne vor
adresa întrebări prelim inare Curţii printr-o încheiere).
Trebuie însă avut în vedere că acesta este docum entul care stă la baza procedurii
derulate în faţa Curţii şi că aceasta din urmă trebuie să aibă la dispoziţie elem entele care
să îi perm ită form ularea unui răspuns util pentru instanţa naţională. Mai m ult, cererea
de pronunţare a unei decizii prelim inare este singurul act care se com unică persoanelor
îndreptăţite să depună observaţii în faţa Curţii (în special statele m em bre şi instituţiile),
aceasta fiind, de asem enea, singurul act care face obiectul unei traduceri.
Ţinând seam a de necesitatea traducerii cererii, se im pune ca aceasta să fie redactată
în tr-o m anieră sim plă, clară şi precisă, evitând detaliile inutile. P istrâ n d u -şi caracterul
succint, hotărârea de trim itere trebuie totuşi să fie suficient de com pletă şi să conţină
toate inform aţiile pertinente pentru a perm ite Curţii, precum şi su b iectelo rîn d rep tăţite
să form u leze observaţii să îşi facă o idee clară cu privire la cadrul factual şi ju rid ic al acţi
unii principale.
Potrivit Recom andărilor, decizia d e trim itere trebuie să respecte, în special, urm ă
toarele cerinţe:
a) so cuprindă o expunere succinta o o biectulu i litigiului, precum şi a fa p te lo r p erti
nente, astfel cum au fo st constatate, sau, cel puţin, să prezinte ipotezele de fapt pe care
se întem eiază întrebarea p re lim in ări;
b) s<3 redea conţinutul dispoziţiilor de d rep t intern care a r putea f i aplicate ş i sâ iden
tifice, daca este cazul, ju risp ru d en ţo naţionala pertinenta, indicând de fiecare data refe
rinţele exacte (de exem plu, pagina unui jurnal oficial sau a unui anum it repertoriu de
jurisprudenţă, eventual cu trim itere la site-uri internet);
c) sâ identifice cu suficientă p recizie dispoziţiile drep tu lu i U niunii relevante în speţă;
d) so explice m otivele care au determ inat instanţa de trim itere sâ fo rm u leze în treb ă
rile privind interpretarea sau validitatea anum itor dispoziţii ale dreptului U niunii, pre
cum şi legătura dintre aceste dispoziţii şi legislaţia naţională aplicabilă acţiunii principale;
e) sâ cuprindă, d acă este cazul, un rezum at a l argum entelor esen ţia le ale p ă rţilo r din
ocţiunea principala. Pentru a facilita lectura şi posibilitatea de a face referire decizia
de trim itere, se recom andă ca diferitele puncte sau paragrafe ale acesteia să fie num e
rotate.
Instanţa de trim itere poate, dacă apreciază că este fn m ăsură să o facă, să îşi expună
succint punctul de vedere cu privire la răspunsul care urm ează să fie dat la întrebările
adresate cu titlu prelim inar.
Este de m enţionat faptul că cererea d e sesizare a Curţii cu o întrebare prelim inară
sau dem ersul din oficiu al instanţei naţionale în acest sens trebuie pus în discuţia con
tradictorie a părţilor, întrebările putând fi reform ulate şi existând, totodată, posibilitatea
adiţionării u n o rîn treb ări noi.
în treb area sau întrebările prelim inare trebuie să figureze în tr-o parte distinctă şi în
m od clar individualizată a deciziei de trim itere, de regulă la începutul sau la sfârşitul
acesteia. Ele trebuie să fie inteligibile, fără a face referire la expunerea de m otive a
cererii, care va o feri însă contextul necesar pentru o apreciere adecvată.
în cadrul procedurii prelim inare, Curtea p re ia ,în principiu, datele conţinute în decizia
de trim itere, inclusiv cele referitoare la num e şi cele cu caracter personal. Prin urm are,
în cazul în care apreciază a fi necesar, instanţa de trim itere are sarcina de a proceda ea
în săşi la anonim izarea, în cererea de pronunţare a unei decizii prelim inare, a uneia sau a
m ai m ultor persoane vizate de litigiul principal.
Decizia de trim itere şi docum entele relevante (în special, dacă este cazul, dosarul
cauzei, eventual în copie) trebuie să fie expediate direct Curţii de către instanţa naţio
nală, prin scrisoare recom andată1*1.
Până la pronunţarea deciziei, grefa Curţii va păstra legătura cu instanţa naţională,
căreia îi va com unica în copie actele de procedură.
Curtea va com unica instanţei de trim itere hotărârea pronunţată. A r fi binevenit ca
instanţa naţională să inform eze Curtea cu privire la m odul în care a utilizat această hotă
râre în cadrul acţiunii principale şi să com unice, eventual, hotărârea finală d a tă în cauză.
4.7. Efectele trim ite rii p re lim in a re a su p ra p ro c e d u rii n a ţio n a le . în ceea ce priveşte
efectele trim iterii prelim inare asupra procedurii naţionale, în Recom andări se m enţio
nează că form ularea unei întrebări prelim inare determ ină suspen darea procedurii naţio
nale până la m om entul la care Curtea se pronunţă.
Cu toate acestea, instanţa naţională răm âne com petentă în ceea ce priveşte luarea
de m ăsuri asigurătorii, m ai ales în cadrul trim iterii în vederea aprecierii validităţii.
Potrivit art. 412 alin. (1) pct. 7 NCPC, judecarea cauzelor se suspen dă de d rep t în
cazul în care instanţa form ulează o cerere de pronunţare a unei hotărâri prelim inare
O b u a N a r c i s a T h c o h a m / M a r i u s e f t im ie 23
A rt. 5 T rrw i p r e l im in a r . Do m e n iu l d c « e g ie m e n t a r e ş i p r in c ip h ie f u n d a m e n t a l e
A rt. 5» în d atoriri p riv in d prim irea şi solu ţion area cererilor. (1) Judecătorii
au îndatorirea să prim ească şi să soluţioneze orice cerere de com petenţa instan
ţelor judecătoreşti, potrivit legii.
(2) N iciun ju d ecător nu poate refuza să ju d ece p e m otiv că legea n u prevede,
este neclară sau incom pletă.
(3) în cazul în care o pricină nu poate fi soluţionată nici în baza legii, nici a
uzanţelor, iar în lipsa acestora din urm ă, nici în baza dispoziţiilor legale privi
toare la situaţii asem ănătoare, ea v a trebui judecată în baza principiilor generale
ale dreptului, având în vedere toate circum stanţele acesteia şi ţinând seam a de
cerinţele
f eehitătii.
t
(4) Este interzis judecătorului să stabilească dispoziţii general obligatorii prin
hotărârile p e care le pronunţă în cauzele ce îi sunt supuse judecăţii.
1,1 A m in tim , to todată, disp o ziţiile Legii n r, 3 40 /2 0 0 9 p riv in d fo rm u larea d e că tre R om ân ia a u n e i d eclaraţii în
baza p re v e d e rilo r a r t 3 5 paragraful (2 ) d in Tratatul privind U n iu n e a European ă, c e instituie re gu li d e pro cedu ră
In privinţa trim ite rilo r pre lim in are , c u m e n ţiu n e a că d o m e n iu l d e a p lica re al a ce ste i legi este lim itat m aterial si
te m p o ra l la n o rm e le a d o p ta te p e fostul p ilo n III a l U E (p re cu m d e ciziile * ca d ru )în perioada 2 002*2009, până la
m o d ifică rile a d u se T ra ta tu lu i p rivin d U n iu n ea Eu ro p e an a p rin Tratatul d e re fo rm ă , se m n a t la lis a b o n a la data
d e 13 d e ce m b rie 2 0 0 7 $i in tra t în v igo are la data d e 1 d e c e m b rie 2009.
ul H otărârea C J . C E . d in 3 0 se p te m b rie 2 00 3, KoW er. C -2 24/01.
1(1 D isponibil p e site -u l cu ria.eu ro p a.eu .
C O M E N T A R IU
O eu A Na r c is a t h s o h a m / M a m u s e f t im is 25
A rt. 6 T n iu i p r e l im in a r . Do m e n iu l d e r e g l e m e n t a r e ş i p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e
în situaţia în care norm ele legale nu pot fi astfel aplicate, instanţa judecătorească nu
va lăsa ne soluţionată pretenţia dedusă judecăţii, ci va recurge la princip iile generale ale
dreptului, ţinând, totodată, seam a de criteriul echităţii. Referirea la echitate apare şi în
cadrul art. 22 alin. (7) NCPC, potrivit căruia ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului
puterea d e apreciere sau îi cere să ţină seam a de toate circum stanţele cauzei, acesta
va avea în vedere, printre altele, principiile generale ale dreptului, cerinţele echităţii şi
buna-credînţă.
Potrivit art. 1 alin. (2) NCC, în cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanţele, în lipsa
acestora, dispoziţiile legale privitoare la situaţii asem ănătoare, iar când nu există asem e
nea dispoziţii, principiile generale ale dreptului. Existenţa unui text legal asem ănător în
noul Cod civil este d e natură să sublinieze aspectul că art. 5 NCPC vizează lipsa, neclarita
tea sau caracterul incom plet al legii procesuale, iar nu pe cel al legii m ateriale.
3. Interdicţia d e a se sta b ili d isp o ziţii general o b ligato rii prin hotărârea ju d e că to
rească. Alineatul (4) al art. 3 N CPC interzice judecătorului să stabilească dispoziţii gene
ral obligatorii prin hotărârile pe care le pronunţă în cauzele ce îi sunt supuse judecăţii.
Instituirea unei atare obligaţii în sarcina judecătorului are la bază urm ătoarele con
siderent e: în sistem ul de drept rom ân hotărârile jud ecăto reşti n u su n t recunoscute ca
izvo r de drept, astfel încât cele statuate în cuprinsul lor nu se im pun cu forţă obligato
rie într-un litigiu u lte rio rîn care ar fi în discuţie o chestiune de drept procesual sim ilară;
hotărârea judecătorească este obligatorie şi produce efecte num ai între părţi şi succeso
rii acestora, potrivit art. 435 alin. (1) NCPC, având ca atare efect relativ-, p rin cip iu l sep a
ra ţiei p u terilo r în stat determ ină judecătorul sa nu se substituie organului executiv, legi
ferând în fapt dispoziţii general obligatorii.
Această obligaţie im pusă în sarcina judecătorului nu vine însă în contradicţie cu
dezideratul asigurării unei practici ju d icia re unitare, pentru care în su şi codul a instituit
recursul în interesul legii şi procedura hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept.
Prin derogare, potrivit art. 23 din Legea nr. 554/2004, hotărârile ju d ecă to re şti defi
nitive p rin care s-a a n u la t în tot sau în p o rte un a ct adm inistrativ cu ca ra cte r norm ativ
su n t g eneral obligo to rii şi au putere num ai pentru viitor. Acestea se publică obligatoriu
după m otivare, la solicitarea instanţelor, în M onitorul O ficial al Rom âniei, Partea I, sau,
după caz, în m onitoarele oficiale ale ju d eţelo r ori al m unicipiului Bucureşti, fiind scutite
d e plata taxelor de publicare.
A r t , 6 . D reptul la u n proces ech itab il, în term en optim şi p rev izib il. (1) Orice
persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim şi
previzibil, de către o instanţă independentă, im parţială şi stabilită de lege. m acest
scop, instanţa este datoare să dispună toate m ăsurile perm ise de lege şi să asigure
desfăşurarea cu celeritate a judecăţii.
(2) D ispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în faza executării
silite.
C O M E N T A R IU
1. R aţiu n ea in stitu irii p rin cip iu lu i. Instituirea acestui principiu al procesului civil are
la bază dispoziţii constituţionale, precum şi prevederi existente în Declaraţia Universală
a D repturilor O m ului, în tratate şi în alte reglem entări internaţionale.
26 D eiiA n a r c is a t h s o h a r i / m a r i v s S F r m e
T l T W L P R E L IM IN A R . DOWtNIUl D £ R E G L E M E N T A R E $1 PRINCIPIILE F U N D A M E N T A L E A rt. 6
Astfel, în art. 10 din Declaraţia U niversală a D repturilor O m ului este instituit dreptul
la un proces echitabil, potrivit căruia orice persoană are dreptul tn deplină egalitate de a
fi au d ia t! în m od echitabil şi public de c it r e un tribunal independent şi im parţial care va
hotărî asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.
în art. 14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, se m enţio
nează că orice persoană are dreptul ca litigiul în care se află să fie exam inat în m od echi
tabil şi public de c it r e un tribunal com petent, independent şi im parţial, stabilit prin lege,
care să decidă fie asupra tem einiciei oricărei învinuiri penale îndreptate îm potriva ei, fie
asupra contestaţiilor privind drepturile şi obligaţiile sale cu caracter civil.
De asem enea, art. 6 parag. 1 din Convenţia pentru apărarea dreptu rilor om ului şi a
libertăţilor fundam entale instituie dreptul oricărei persoane ia judecarea cauzei sale în
m od echitabil, în mod public şi în term en rezonabil, de către o instanţă independentă
şi im parţială, Instituită de lege, care v s hotărî asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor
sale cu caracter c iv il
în cadrul art. 124 alin. (2) şi (3) din Constituţia Rom âniei se prevede c i ju stiţia este
unică, im parţială şi egală pentru to ţi, precum şi că judecătorii sunt independenţi şi se
supun num ai legii. De asem enea, în art. 126 alin. (2) se arată că ju stiţia se realizează prin
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege.
Totodată, Constituţia prevede în cadrul art. 21 alin. (3) faptul că părţile au dreptul la un
proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un term en rezonabil.
Dreptul 1a un proces echitabil constituie o com ponentă a principiului preem inenţei
dreptului într-o societate dem ocratică, nefiind suficient ca legea să re cu n o a sci persoa
nelor drepturi substanţiale în m ăsura în care acestea nu sunt înso ţite şi de garanţii fun
dam entale de ordin procedural, de n a tu ri a le pune în valoare.
2. D o m en iu l d e ap licare. Dacă. în ceea ce priveşte prevederile art. 6 parag. 1 din
Convenţie, acestea vizează drepturile şi obligaţiile cu caracter civil, noţiunea având un
caracter autonom , art. 6 N C P C e ste aplicabil tu tu ro r proceselor în m aterie civilă, precum
şi în alte m a t e r ii- în m ăsura în care legile care le reglem entează nu exclud de la aplicare
noul Cod de procedură civilă - graţie aplicabilităţii generale a noului cod, statuată în
art. 2 N CPC. Astfel, textul articolului în discuţie din noul Cod d e procedură civilă face
referire la noţiunea de cauză, iar n u la ce a de contestaţie cu p rivire la d rep tu ri ş i obligaţii
cu ca ra cte r civil, precum art. 6 parag. 1 din Convenţie.
Exem plificând, contestaţia al cărui obiect îl constituie obligaţii patrim oniale din
dom eniul dreptului fiscal nu in tri în noţiunea de contestaţie asupra unor drepturi şi obli
gaţii cu caracter civil reţinută în jurisprudenţa Curţii Europene şi, ca atare, este exclusă
din sfera de aplicare a art. 6 parag. 1 din Convenţie. în schim b, desfăşurarea unui atare
litigiu în faţa instanţelor rom âne se va face cu respectarea art. 6 NCPC, în raport de cele
m enţionate în precedent.
De asem enea, art. 6 N CPC se im pune a fi respectat în am bele fa ze ale procesului civil,
atât în faza judecăţii, cât şi în faza executării silite.
Cu referire la dom eniul de a p lic a re a dreptului consfinţit în art. 6 NCPC, apreciem că
orice persoană care este parte, independent de calitatea sa procesuală, într-un proces
civil sau căreia i se aplică dispoziţiile noului Cod de procedură civilă are dreptul la o jude-
cată desfăşurată în mod echitabil, în term en optim şi previzibil, de c it r e o instanţă inde
pendentă, im parţială şi stabilită de lege.
O eu A Na r c is a t h s o h a m / M a m u s e f t im is 27
A rt. 6 Î I T I U I P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D C « E G lE M E N T A f t E $1 P R I N C I P I I L E F U N D A M E N T A L E
1)1 C E . 0 .0 ., D e cizia din 16 iu n ie 2 00 9, w u za La w y e r P a rtn e rs c. Slo v a cie i, cita tă în C. S îrsa n , Co n ven ţia e u ro
p e an ă a d re p tu rilo r o m u lu i. C o m e n tariu p e articole, ed, a 2 -a , Ed, C .H . Beck, B u cu reşti, 2 01 0, p, 442.
10 C .E.D .O ., H otărârea din Î S feb ru arie 2 0 0 0 , ca u za G o rcia M a n ib o rd o e. Sp a n ie i; H otărârea din 2 8 o cto m b rie
1 9 3 S , ca u za O sm o n c. fteg o tu lu i U n it; H otărârea din 4 d e c e m b rie 1 9 9 5 , ca u za 8e lte t c. Fra n ţe i, în C. Bîrsan, op.
c it., 2 0 1 0 , p. 431.
m C.E.D .O ., D e cizia din 19 d e c e m b rie 1 9 9 4 , cau2a B ru a lla G d m e i d e Io Torre c. Sp o n ie i, tn C. B îrsa n , o p . cit.,
2 0 1 0 , p. 4 3 1 .
1,5 C .E.D .O ., H otărârea d in 2 3 o cto m b rie 1 99 6, ca u za Le v a g e s Prestattons S e rv ice s c. Fra n ţei, w w w .h u d o c.e ch r.
coe.int.
111 C .E.D .O ., H otărârea d in 14 d e ce m b rie 2 00 6, ca u za Lu p a s ş i otţii c. R o m â n ie i; D e cizia din 2 6 a u gu st 2006,
ca u za D e rsco riu ş i o ltii c. R o m â n iei; D e cizia din 3 1 m a rtie 2 00 9, cau2a C o ste a $1 a lţii c. R o m â n ie i, cita te în
C. Strso n , o p . c it., 2 0 1 0 , p. 457,
l?! C.E.D .O ., H otărârea d in 17 iu n ie 2 0 0 3 , ca u za R u la n u c. R o m â n iei, w w w .scj.ro.
o bla N a r c is a t h e o h a r i / M a r iu s e f t im ie 29
A rt. 6 T rrw i p r e l im in a r . Do m e n iu l o e « e g ie m e n t a r e ş i p r in c ip h ie f u n d a m e n t a l e
131C. E .D .O .f H o t l râ rea din 1 6 d e ce m brie 2 0 0 3 , ca uza C o o p e r c. M o rii Britanii, în C. B frson, o p . cit., 2 0 1 0 , p. 471.
1/1 C.E.O .O ., H otărârea din 16 iulie 2 0 0 2 , ca u za Ct'obonu c. Rom âniei', H otărârea din 22 o cto m b rie 2 0 0 2 , cauza
C u ru ţiv c. R o m ân iei, d isp o n ib ile pe site -u f w w w .h u d o c.e ch r.co e .in t
1(1 C.E.D .O ., H otărârea din 2 6 o cto m b rie 1 92 4, ca u za P ie r s a c k c Belg iei; H otărârea din 2 4 m ai 1 93 9, ca u za Haus-
cb ild t c. D a n em a rcei, în C. B îrso n, op. cit., vo i. 1,2 0 0 5 , p . 494.
C .E.D .O ., 2 3 d p rilie 1 98 7, ca u za Ettll ţ l a iţii c. A u strie i, în C. Btrson, o p . cit., vo i. 1,2 0 0 5 , p. 494.
iate pe urgenţa şi im portanţa lor111. Faptul c i situaţiile d e aglom erare a rolului instanţe
lor de judecată au devenit curente nu m ai poate justifica durata excesivă a procedurilor
judiciare121.
5.2. C rite rii d e a p re cie re a ca ra cte ru lu i rezo nab il. Instanţa europeana a precizat că
aprecierea caracterului rezonabil al duratei unei proceduri judiciare trebu ie să fie făcută
în fiecare cauză în parte, în funcţie de circum stanţele sale, precum şi prin raportare la
criteriile consacrate în m aterie de jurisprudenţa Curţii, şi anum e131:
a) com plexitatea cauzei în fa p t ş i în drept;
b) com portam entul p ă rţilo r în proces. Astfel, Curtea a decis că atunci când cauza
depăşirii term enului rezonabil al so lu ţio n irii litigiului o constituie com portam entul recla
m antului (din cadrul procedurii europene), indiferent de poziţia procesuală a acestuia în
faţa ju risd icţiilo r naţionale, d e pârât sau d e reclam ant, acest com portam ent reprezintă
un efem ent obiectiv ce nu poate fi im putat statului (pârât în cadrul procedurii de co n
tro l european) şi trebuie s i fie luat în considerare spre a se determ ina dacă e x iş ti sau nu
depăşirea term enului rezonabil im pus de art. 6 parag. 1 din Convenţie.
Totuşi, în acest context. Curtea a reţinut că nu se poate reproşa unui reclam ant fap
tu l că în cadrul duratei unei proceduri judiciare contestate a pus în valoare toate căile de
atac de care dispunea în dreptul intern1*3. în m ăsura în care una dintre părţi exercită însă
în m od abu ziv m ecanism ele legale puse la îndem ân a sa, încălcarea unui term en rezona
bil de soluţionare a cauzei nu este im p u ta b ili autorităţilor statale (spre exem plu, form u
larea cu rea-credinţă a unor cereri de recuzare sau d e străm utare, m odificarea succesivă
a cererii d e chem are în judecată, acceptată de către cealaltă parte şl peste term enul
legal etc.)j
c) com portam entul autorităţilor statale com petente, acest din urm ă criteriu putând
să cuprindă, în anum ite situaţii, şi im portanţa litigiului pentru cei interesaţi (m iza liti
g iu lu i151). Curtea Europeană a decis că nici activitatea unui expert nu poate constitui un
m otiv justificat pentru prelungirea unei proceduri judiciare, deoarece acesta îşi desfă
şoară activitatea sub controlul instanţei d e judecată, care trebuie să-l oblige să respecte
term en ele pe care i le acordă pentru efectuarea lucrărilor tehnice necesare soluţionării
unei pricini16'.
Potrivit Instanţei europene171, în m aterie civilă, term enul rezonabil im pus de art. 6
parag. 1 din Convenţie are, de regulă, ca punct de plecare data ia care prim a instanţa
a fo s t învestită cu soluţionarea litigiului şi acoperă ansam blul derulării procedurilor în
Ob u a N a r c is a Th c o h a r i / M a r iu s e f t i u i i 31
A rt. 6 T n iu i p r e l im in a r . Do m e n iu l d e r e g l e m e n t a r e ş i p r in c ip h ie f u n d a m e n t a l e
32 D eiiA n a r c is a t h s o h a r i / m a r i v s s f t i m i s
T l T W L P R E L IM IN A R . DOWtNIUl D £ R E G L E M E N T A R E $1 P R IN C IP IIL E F U N D A M E N T A L E A rt. 6
să aplice norm ele derogatorii legale care reglem entează o atare procedură, legea în ş iş i
apreciind că pricina respectivă im pune o celeritate sporită în soluţionare în raport de
celelalte cauze).
Cu titlu exem plificativ, cererile urm ătoare im plică o procedură urgentă d e soluţionare
potrivit noului Cod de procedură civilă: contestaţia la executare (art. 716 alin. (3) NCPC],
contestaţia în anulare [art. SOS alin. (1) N CPC], cererea de instituire a m ăsurilor asigu
rătorii [art. 953 alin. (2), art. 970 alin. (1) şi art. 974 alin. (1) NCPC], cererea d e em itere
a ordonanţei preşedinţiale (art. 998 alin. 1 NCPC], cererea de em itere a ordonanţei de
plată (art. 1018 alin. (1) NCPC], cererea de evacuare din im obilele folosite sau ocupate
fără drept (art. 1041 alin. (2) NCPC).
Noul Cod de procedură civilă a introdus o serie de p reve d eri având ca scop respecta-
reo întocm ai a d u ra tei optim e ş i previzib ile a unui proces civil.
Astfel, potrivit art. 201 alin. (3), (4) şi (S) NCPC, prim ul term en de judecată va fi fixat
de către judecător în cei m ult 60 de zile de la data rezoluţiei, un atare term en putând fi
redus, în procesele urgente, în funcţie de circum stanţele cauzei.
De asem enea, în conform itate cu art- 238 alin. (1) NCPC, la prim ul term en de ju d e
cată la care părţile sunt legal citate, judecătorul, după ascultarea părţilor, va estim a
durata necesară pentru cercetarea procesului, ţinând cont d e îm prejurările cauzei, astfel
în cât procesul să fie soluţionat într-un term en optim şi previzibil, durata astfel estim ată
fiind consem nată în încheiere.
Pentru cercetarea procesului, judecătorul are obligaţia de a fixa term ene scurte, chiar
de la o zi ia alta, fiind incidenţă instituţia term enului în cunoştinţă (art. 241 alin. (1) NCPC].
Pentru asigurarea celerităţii procedurii judiciare, judecătorii v o r dispune verificarea
efectuării procedurilor de citare şi com unicare dispuse pentru fiecare term en, iar, când
este cazul, instanţa va ordona luarea m ăsurilor de refacere a acestor proceduri. De ase
m enea, instanţa va putea dispune ca în cunoştinţa rea părţilor să se facă şi telefonic (cu
obligaţia grefierului de a întocm i un referat în acest sens), telegrafic, prin fax, poştă elec
tronică sau prin o rice alt m ijloc de com unicare care asigură, după caz, transm iterea tex
tu lu i actului supus com unicării ori înştiinţarea pentru prezentarea la term en, precum
şi confirm area prim irii actului, respectiv a înştiinţării, dacă părţife au indicat instanţei
datele corespunzătoare în acest scop (art. 241 alin. (3) N CPC]. Totodată, judecătorul
poate stabili pentru părţi, precum şi pentru alţi participanţi în proces îndatoriri în ceea
ce priveşte prezentarea dovezilor cu înscrisuri, relaţii scrise, răspunsul scris la interoga-
toriul com unicat, asistarea şi concursul la efectuarea în term en a expertizelor, precum şi
orice alte dem ersuri necesare soluţionării cauzei, toate aceste persoane putând fi încu-
n o ştin ţateîn m odalităţile prezentate an terio r [art. 241 alin. (4) şi (5) NCPC].
în călcarea dreptului părţilor la soluţionarea procesului într-un term en optim şi
previzibil poate fi invocată pe calea contestaţiei privind tergiversarea procesului,
reglem entată de Titlul IV al Cărţii a ll-a a codului, aceasta vizând luarea unor măsuri
legale pentru ca respectiva situaţie să fie înlăturată.
6. Ju d ecarea cauzei în m od ech itab il. A lte cerin ţe. M enţionăm faptul că art. 6
alin. (1) N CPC face referire, în privinţa dreptului la judecarea unei cauze în mod echitabil,
doar la term enul optim şi previzibil d e desfăşurare a procesului şi la soluţionarea sa
de către o instanţă independentă, im parţială şi stabilită d e lege, în condiţiile în care în
exigenţele im puse procesului din perspectiva art. 6 parag. 1 din C o nven ţie sunt incluse,
O euA Na r c is a t h s o h a m / m a h w s S f r m e 33
A rt. 7 T n iu i p r e l im in a r . Do m e n iu l d c r e g l e m e n t a r e ş i p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e
în afara term enului rezonabil, şi publicitatea dezbaterilor, egalitatea arm elor, m otivarea
h o tărâ rilor şi controdictorialitatea.
Toate aceste cerinţe suplim entare îşi găsesc reglem entarea în nou! Cod de procedură
civilă, făcând însă obiectul unor articole distincte [art. 17 - publicitatea; art. 8 - egalita
tea; art. 425 alin. (1) lit. b) - m otivarea hotărârilor; art. 14 - contradictorialitatea), ce vo r
fi analizate în com entariile aferente acestora.
C O M E N T A R IU
Un alt principiu fundam ental al procesului civil îl constituie legalitatea, aceasta repre
zentând o cerinţă obiectivă într-un sta t de d r e p tl] şi o garanţie a desfăşurării în condiţii
optim e a m ecanism ului de înfăp tuire a justiţiei. Legalitatea exclude arbitrariul şi lipsa de
previzibilitate.
O bligativitatea respectării legii decurge prim ordial din prevederi constituţionale. Ast
fel, potrivit art. 1 alin. (5) din legea fundam entală, în Rom ânia, respectarea Constitu
ţiei, a suprem aţiei sale şi a legilo r este obligatorie. Totodată, art. 124 alin. (1) şi (3) din
Constituţie prevede că ju stiţia se înfăptuieşte în num ele legii, iar judecătorii se supun
num ai legii. D e asem enea, potrivit art. 16 alin. (2) din Constituţie, nim eni nu este mai
presus de lege.
în acelaşi context, este de m enţionat şi art. 22 alin. (1) NCPC, potrivit căruia ju d e
cătorul soluţionează litigiul conform regulilor de drept care îi sunt aplicabile.
Procesul trebuie să se desfăşoare potrivit norm elor legale care-l reglem entează, atât
în ceea ce priveşte judecata şi executarea silită, cât şi su b aspectul com petenţei, com p u
nerii şi constituirii instanţei.
O rice m ăsură a judecătorului în cadrul procesului trebuie să fie în deplină consononţo
cu legea şi sâ s e întem eieze p e aceasta, în caz contrar hotărârile sate fiind susceptibile de
a fi desfiinţate în căile de atac.
Codul reia acest principiu şi în privinţa ca ilo r de atac, accentuându-i consacrarea.
Astfef, potrivit art. 457 alin. (1) NCPC, hotărârea judecătorească este supusă num ai căilor
de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi term enele stabilite de aceasta, indiferent de
m enţiunile din dispozitivul ei. Ca atare, dacă instanţa consem nează în mod greşit în
dispozitivul hotărârii judecătoreşti o altă cale de atac decât cea legală (de pildă, recursul
în locul apelului), partea are dreptul d e a form ula calea de atac prescrisă legal, iar, în
căzui în care exercită calea d e atac evidenţiată eronat în hotărâre, instanţa de control
ju d icia r o va respinge ca inadm isibilă, în condiţiile art. 457 alin. (3) NCPC, conferind însă
părţilor posibilitatea de a declara o nouă cale d e atac, cea legală de data aceasta, după
com unicarea hotărârii pronunţate de instanţa de control judiciar.
De asem enea, principiul legalităţii este reluat şi în cadrul reglem entării procedurii
executării silite, fiind în scris în art. 625 NCPC. Astfel, executarea silită se face cu
respectarea dispoziţiilor legii, a drepturilor părţilor şi ale altor persoane interesate, fiind
34 D S llA N A F K IS A T H S O H A R I / M A R t V S S F T IM ie
T it u il p r e l im in a r , d o m e n iu l d e r e g l e m e n t a r e ş i p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e A rt. 8
interzisă efectuarea d e acte de executare de către alte persoane sau organe decât cele
legsl prevăzute.
Părţile şi ceilalţi participanţi ia procesul civil sunt, de asem enea, datori s l respecte
prescripţiile legale, o rice act efectuat de către aceştia cu nerespectarea legii urm ând a fi
cenzurat d e către instanţă.
C O M E N T A R IU
Egalitatea părţilor în procesul civil constituie un principiu fundam ental al acestuia şi,
totodată, o garanţie a u n u i proces echitabil.
Constituţia Rom âniei prevede în art. 16 alin. (1) regula că, fără privilegii şi fără d is
crim inări, cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, printre care se enu
merăm bineînţeles, şi cea judecătorească. Principiul egalităţii este re lu a tîn cadrul art. 124
alin. (2) din Constituţie, prevăzându-se faptul că justiţia este unică, im parţială şi egală
pentru toţi.
Principiul egalităţii a fost statuat în cuprinsul art. 7 din Declaraţia U niversală a Drep
tu rilo r O m ului, potrivit căruia toţi oam enii su n t egali în faţa legii şi au dreptul fără deo
sebire la o protecţie egală a legii. Toţi oam enii au dreptul la o protecţie egală îm potriva
oricărei discrim inări care a r încălca Declaraţia şi îm potriva oricărei provocări la o astfel
de discrim inare.
Potrivit art- 7 a l i n . ( l ) d i n Legea nr. 304/2004, toate persoanele su n t egale în faţa
legii, fără privilegii şi fără discrim inări, iar conform alineatului al doilea al aceluiaşi articol,
justiţia se realizează în mod egal pentru toţi. fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine
etnică, lim bă, religie, sex, orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, avere, origine
ori condiţie socială sau de orice alte criterii discrim inatorii. Este de m enţionat faptul că
enum erarea din art. 7 alin. (2) al legii nu are caracter limitativ.
Egalitatea părţilor în procesul civil are sem nificaţia faptului că acestea au dreptul
să fie ju d ecate d e către aceleaşi o rg a n e a i p u terii jud ecăto reşti, după aceleaşi reg u li de
d rep t procedurale, beneficiind d e drepturi procesuale egale, în raport de cauza concretă
dedusă judecăţii, independent de caracterul contencios sau necontencios al procedurii.
Prin urm are, în situaţii identice, părţilor nu li se poate acorda un tratam en t diferit.
Existenţa unor instanţe specializate sau instituirea unor reguli de procedură diferite în
anum ite m aterii nu încalcă acest principiu, deoarece respectivele instanţe soluţionează
toate litigiile ce intră în com petenţa lor specializată, fără nicio discrim inare din punc
tu l de vedere al părţilor, iar regulile de procedură sp ecială se aplică oricărei persoane
care este parte într-un litigiu suspus regulilor derogatorii respective. Astfel, în ju risp ru
denţa constituţională sau a instanţelor europene, s-a subliniat că diferenţa de tratam ent
devine discrim inare atunci când se induc distincţii între situaţii analoage sau com para
bile, fără ca acestea să se bazeze pe o ju stificare rezonabilă şi obiectivă.
în jurisprudenţa instanţei europene a fo st consacrat p rin cip iu l eg a lită ţii orm eior,
care are sem nificaţia tratării egale a părţilor pe toată durata desfăşurării procedurii în
O b u a N a r c i s a T h e o h a m / M a r i u s E f t im ie 35
A rt. 9 T rrw i p r e l im in a r . Do m e n iu l d e r e g l e m e n t a r e ş i p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e
faţa unui tribunal, fără ca una dintre ele să fie avantajată în raport cu cealaltă sau cu
celelalte părţi din proces111.
Astfel, tuturor părţilor le sunt com unicate actele de procedură pentru care legea
im pune o bligaţia com unicării, fiind încălcat principiul egalităţii arm elor, spre exem plu,
când instanţa com unică num ai unuia dintre pârâţi cererea de chem are în judecată.
Acelaşi principiu este nesocotit în situaţia în care, de pildă, în dovedirea, respectiv în
com baterea aceleiaşi teze probatorii, instanţa încuviinţează proba cu m artori num ai
uneia dintre părţi, respingându -i-o în să părţii adverse.
C O M E N T A R IU
O euA Na r c is a t h s o h a m / m a h w s S f r m e 37
A rt. 9 T n iu i p r e l im in a r . Do m e n iu l d e r e g l e m e n t a r e ş i p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e
acte d e dispoziţie, art. 22 alin. (3) teza a ll-a NCPC prevede că şi în ipoteza introducerii în
cauză, din oficiu, a altor persoane, în condiţiile legii, acestea din urm ă vo r avea posibili
tatea, după caz, de d renunţa la judecată sau la dreptul pretins, de a achiesa la pretenţiile
reclam antului ori de a pune cap ăt procesului printr-o tranzacţie.
Nu constituie o derogare d e la această com ponentă a principiului disponibilităţii
d rep tu l instanţei d e a da calificarea corecta unei cereri de chem are în ju d eca ta sau
pentru exercitarea unei c ă i d e atac, a cărei denum ire a fost stabilită greşit de către părţi,
în tem eiul art. 152 NCPC, întrucât instanţa nu procedează ia schim barea obiectul sau
a cauzei ju rid ice a acţiunii, ci Ti fixează num ai denum irea procedurală legală. ?n acest
context, art. 22 alin. (4) N CPC dispune faptul că judecătorul dâ sau restabileşte calificarea
ju rid ică a actelor şi fap telo r deduse judecăţii, chiar dacă părţile le-au dat o altă denum ire,
fiind obligat să pună în discuţia părţilor calificarea ju rid ică exactă, această dispoziţie
extinzând dreptul de calificare al instanţei şi la Qlte acte procedurale, în afara cererii de
chem are în judecată şi a căii d e atac, cum a r fi, spre exem plu, o cerere de intervenţie
voluntară accesorie intitulată greşit cerere de intervenţie voluntară principală sau la o
excepţie procesuală denum ită greşit.
Dreptul instanţei de a califica o cerere nu este echivalent cu d rep tu l sa u de a pune
în discuţie posibilitatea m o d ifică rii acesteia. A califica înseam n ă a da denum irea legală
din punct de vedere procedural unei cereri fundam entate corect în raport de situaţia de
fapt, ch iar dacă textele legale su n t eronat indicate, instanţa având acest drept indepen
dent de poziţia procesuală a părţilor. A pune în discuţie m odificarea acţiu nii înseam nă
a refundam enta o cerere întem eiată greşit, aspect ce nu poate fi realizat decât cu con
cursul părţii.
A preciem că instanţa are dreptul să pună în discuţia părţilor fundam entul juridic
co rect al cererii, însă, în m ăsura în care partea insista în soluţionarea cererii astfel cum a
fost iniţial form ulată, instanţa nu poate proceda la m odificarea cererii, întrucât aceasta
a r avea drept consecinţă în călcarea principiului disponibilităţii părţilor în procesul civil.
Nu este obligatoriu ca partea să indice în mod expres articolele din actele norm ative pe
care îşi întem eiază cererea, atât tim p cât sunt m enţionate m otivele de fapt şi de drept
a le cererii care pot conduce la o corectă încadrare ju rid ică de către instanţă a pretenţiei
deduse judecăţii. în acest context, nici indicarea greşită a unui te xt de lege nu constituie
un im pedim ent pentru judecător de a stabili dispoziţia legală incidenţă în raport de m oti
vele dezvoltate în cerere.
Dacă pârâtul form ulează întâm pinare, în cadrul căreia invocă pretenţii proprii îm p o
triva reclam antului, instanţa trebuie sa întreb e pârâtul dacă înţelege ca acea parte a
întâm pinării să fie considerată cerere reconvenţională, pentru a stabili cu claritate lim i
tele învestirii sale şi pentru a pune în vedere pârâtului, dacă este cazul, să tim breze cere
rea reconvenţională astfel form ulată. In ipoteza în care apărările invocate d e pârât prin
întâm pinare nu po t fi form ulate decât pe calea unei cereri reconvenţionale (spre exem
plu, rezoluţiunea ju diciară etc.), instanţa va atribui întâm pinării şi caracterul d e cerere
reconvenţională, calificându-o astfel în tem eiul art. 152 NCPC. Dacă însă apărările invo
cate de pârât prin întâm pinare pot fi form ulate pe această cale (spre exem plu, uzucapiu-
nea în sistem ul C odului civil din 1864 etc.), fără a fi necesară alegerea cererii reconven
ţionale, iar pârâtul arată că nu înţelege să atribuie întâm pinării sale un atare caracter,
instanţa nu va putea proceda la calificarea întâm pinării drept cerere reconvenţională,
A r i. 10. O b lig a ţiile p ărţilor în d esfăşu rarea p rocesu lu i. (1) Părţile au obli
gaţia să îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi term enele sta
bilite de lege sau de judecător, să îşi probeze pretenţiile şi apărările, să contribuie
la desfăşurarea fără întârziere a procesului, urm ărind, tot astfel, finalizarea aces
tuia.
(2) D acă o parte deţine un m ijloc de probă, judecătorul poate, la cererea celei
lalte părţi sau din oficiu, să dispună înfăţişarea acestuia, sub sancţiunea plăţii
unei am enzi judiciare.
C O M E N T A R IU
O b u a N a r c i s a T h e o h a r i / M a r i v s E f t im ie 39
A rt. 10 T U I U L P R E L IM IN A R . D O M E N I U L 0 6 « E G L E M E N T A f t E $1 P R I N C I P H I E F U N D A M E N T A L E
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
O b u a N a r c i s a T h c o h a m / M a r i u s E f t im ie 41
A rt. 12 T rn u i p r e l im in a r . Do m e n iu l d c p e g ie m e n t a p e ş i p r in c ip h ie f u n d a m e n t a l e
pingerea unei căi de atac ca nefondată, în lipsa întrunirii co ndiţiilor m enţionate anterior,
nu conduce ia concluzia exercitării abuzive a dreptului de form ulare a cererii respective.
Constituie form e d e abu 2 procedural form ularea, cu rea-credinţă, a unei cereri de
recuzare sau d e străm utare, obţinerea, cu rea-credinţă, a citării prin publicitate a oricărei
părţi, obţinerea, cu rea-credinţă, de către reclam antul căruia i s-a respins cererea a unor
m ăsuri asigurătorii prin care pârâtul a fost păgubit, contestarea, cu rea-credinţă, de către
autorul ei a scrierii sau sem năturii unui în scris ori a autenticităţii unei înregistrări audio
sau video, toate acestea fiind sancţionate de lege cu am endă judiciară.
La cererea părţii căreia i s-a cauzat o vătăm a re prin exercitarea d e către cealaltă parte a
drepturilor procesuale în mod abuziv, aceasta din urm ă poate fi obligată de către instanţa
judecătorească la plata de despăgubiri pentru prejudiciul m aterial şi m oral produs.
De asem enea, neîndeplinirea cu rea-credinţă a obligaţiilor procesuale de către părţi
este d e natură să conducă la obligarea acestora la plata unei am enzi judiciare, precum
şi, la cererea părţii vătăm ate, la despăgubiri pentru prejudiciul m aterial şi m oral produs.
Spre exem plu, neaducerea la term enul fixat de instanţă a m artorului încuviinţat, de către
partea care, din m otive im putabile, nu şi-a în d e p lin it această obligaţie constituie o a b a
tere judiciară sancţionată de lege cu am endă.
Este de m enţionat faptul prevederii exprese a posibilităţii obţinerii de către partea
vătăm ată a dau nelor m orale pentru un prejudiciu de atare natură produs prin abuzul de
drept procedural sau prin neexecutarea o bligaţiilor cu rea-credinţă. De asem enea, o bli
garea părţii la piaţa dau nelor m ateriale sau m orale nu înlătură posibilitatea sancţionării
sale cu am endă judiciară, natura ju rid ică a sum elor fiind d istin ct! - daunele au rol repa
rator, în tim p ce am enda ju diciară are funcţie sancţionatorie.
C O M E N T A R IU
O euA Na r c is a t h s o h a m / m a h w s S f r m e 43
A rt. 13 Î I T I U I P R E L IM IN A R . D O M E N I U L 0 6 f t E G L E M E N T A ft E $1 P R I N C I P I I L E F U N D A M E N T A L E
C O M E N T A R IU
O e u A N a r c is a Th s o h a m / M a f m js e f t im h 45
A rt. 14 T U IU L P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D C « E G lE M E N T A f t E $1 P R I N C I P H I E F U N D A M E N T A L E
ta l i trebuie respectată în toate etapele ju decăţii propriu- 2ise, cu excepţia etapei deli
b erării ş i o pronu nţării hotărârii ju d ecă to re şti. însă, hotărârea se va com unica din oficiu
părţilor, în copie, ch iar dacă este definitivă, potrivit art. 427 alîn. (1) NCPC.
Principiul contradictorialităţii constituie o garanţie a unui proces echitabil prin prism a
exigenţelor cerute de a r t 6 parag. 1 din Convenţia europeană procedurii de judecată
propriu-zise.
Este de reţinut că, deşi principiul contra dictorialităţii şi cel al egalităţii arm elo r re zu lţi
din garanţia m ai generală a dreptului la un proces echitabil, instanţa europeana distinge,
în privinţa aplicării lor, cu privire la com unicarea pieselo r dosarului. Astfel, dacă absenţa
com unicării unei piese se raportează num ai la una dintre părţi, în tim p ce partea cealaltă
a cunoscut-o, Curtea exam inează situaţia astfel creată prin prism a principiului egalităţii
arm elor, care im pune tratarea egală a părţilor în privinţa luării (a cunoştinţă despre toate
piesele unui dosar, de natură a conduce la soluţia pe care o va pronunţa tribunalul.
Dim potrivă, daca am ândouă părţile au fo st private în aceeaşi m ăsură de posibilitatea
de a lua cunoştinţă de conţinutul unei inform aţii utile produse judecătorului, fără ca ele
să fie în m ăsură să o discute, această situaţie trebuie discutată pe terenul principiului
contra dictorialităţii, cu exigenţele sale111.
2. C itarea sau în făţişare a părţilor. Pentru ca principiul contra dictorialităţii să fie res
pectat n u este n e ce sa r ca partea s â - ş if i exprim at efectiv opinia, ci este suficient să i se fi
con ferit această posibilitate'^.
Astfel, instanţa nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfăţişa
rea părţilor, dacă legea nu prevede altfel. Ca atare, principiul contra dictorialităţii este
respectat ch iar dacă nicio parte nu se prezintă, însă au fo st legal citate, instanţa putând
dispune m ăsuri în dosar, în m ăsura în care cel puţin una dintre părţi a solicitat judecarea
cauzei în lipsă, în condiţiile art. 411 alin. (1) pct. 2 NCPC.
în acelaşi context, ch iar dacă se prezintă doar una dintre părţi, iar instanţa pune
num ai în discuţia acesteia aspectele referitoare la proces, principiul analizat nu este
nesocotit dacă restul părţilor, care nu s-au înfăţişat în faţa instanţei, au fo st legal citate.
Dacă un proces se soluţionează fă râ citarea părţilor, potrivit legii, şi se înfăţişează
n u m a i una dintre p o rţi, instanţa n u îi va d a cuvântul asupra chestiunilor privitoare ia
proces, pentru nu încălca principiul contradictorialităţii, precum şi dreptul la apărare al
părţilor adverse şi egalitatea acestora în procesul civil.
Este de m enţionat faptul că sintagm a „fără citareM nu este sim ilară celei „fără dezba
teri'’ sau J ă r d prezenţa părţilor", întrucât în m ăsura în care toate părţile se înfăţişează în
sala de judecată la term en, într-un proces care se judecă potrivit legii fără citare, instanţa
este obligată să le acorde cuvântul asupra diverselor chestiuni ce presupun contradicto*
rialitate.
3. în cu n o ştin ţarea reciprocă. Tot în virtutea principiului contradictorialităţii, părţile
trebuie să îşi facă cunoscute reciproc şi în tim p util, direct sau prin interm ediul instanţei,
după caz, m otivele de fa p t ş i d e d rep t pe care îşi întem eiază pretenţiile $i apărările, pre
cum şi m ijloacele de p ro b ă de care înţeleg să se folosească, astfel încât flecare dintre ele
să îşi poată organiza apărarea.
46 d s l i a n a r c is a t h s o h a r i / m a r iv s S F r m e
T it l u l p r e l im in a r , d o m e n iu l d e r e g l e m e n t a r e 51 p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e A rt. 14
O e u A N a r c is a Th s o h a m / M a f m js e f t im h 47
A rt. 15 T n i u i p r e l im in a r . D o m e n iu l d e r e g l e m e n t a r e ş i p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e
C O M E N T A R IU
1.1 tbidem .
m Su n t excep tate n otele scrise d e p u se d e că tre părţi, în c o n d iţiile art. 3 9 4 alin. (2 ) N CP C .
1.1 M. Tdbârcâ, D re p t p ro cesu al civil, vo i. I, Ed. U niversul Ju rid ic, B u cu reşti, 2 0 0 5 , p. S i ,
O b u a N a r c i s a T h c o h a r i / M a r i u s E f t im ie 49
A rt. 16 T rrw i p r e l im in a r . Do m e n iu l d e « e g ie m e n t a r e ş i p r in c ip h ie f u n d a m e n t a l e
Ari* 16. N em ijlo cirea. Probele se adm inistrează de către instanţa care judecă
procesul, cu excepţia cazurilor în care legea stabileşte altfel.
C O M E N T A R IU
1. C o n ţin u tu l p rin cip iu lu i. Principiul nem ijlocirii, garanţie a aflării adevărului în pro
cesul civil, presupune ca p ro b e le sa fie cercetate de către instanţa care pron u n ţa soluţia
fin a lă în cauză, iar nu de către o instanţă diferită, tocm ai pentru ca aceasta să le per
ceapă în mod d ire c t form andu-şi convingerea în acest m od. Regula este subliniată în
art. 261 alin. (1) NCPC, potrivit căruia adm inistrarea probelor se face în faţa instanţei de
judecată sesizate, dacă legea nu dispune altfel.
Tn m ăsura în care instanţa are posibilitatea să adm inistreze m ijlo a ce de p ro b ă p ri
m are, nu trebuie să recurgă la m ijloace d e probă secundare, ce provin din a doua sau
din a treia sursă.
Spre exem plu, instanţa trebuie să audieze personal m artorii, în m ăsura în care
această posibilitate există, iar nu să-şi întem eieze soluţia exclusiv pe declaraţiile extra
ju d iciare date de anum ite persoane. De asem enea, potrivit a r t 292 alin. (2) NCPC, dacă
înscrisul este depus în copie, partea care l-a d e p u s este obligată să aibă asupra sa origi
nalul şi, la cerere, să îl prezinte instanţei, sub sancţiunea de a nu se tin e seam a de înscris.
Totodată, în conform itate cu art. 296 alin. (1) NCPC, când un înscris, necesar dezlegării
procesului, se găseşte la una dintre părţi şi nu poate fi prezentat fiindcă aducerea a r fi
prea costisitoare sau când înscrisurile sunt prea volum inoase ori num eroase, se va putea
delega un judecător în prezenţa căruia părţile vo r cerceta înscrisurile la locul unde se
găsesc, textul fiind aplicabil şi în privinţa înscrisurilor care nu pot fi transm ise instanţei
(art. 299 NCPC); de asem enea, instanţa poate dispune o cercetare 1a faţa locului, în con
diţiile a r t 345-347 NCPC.
2. D ero gări. Noul cod instituie o serie de derogări de la principiul nem ijlocirii, cazuri
în care instanţa care soluţionează cauza nu este aceeaşi cu cea în fa ţa căreia a u fo s t
adm inistrate dovezile, dintre care enum erăm , cu titlu exem plifica tiv, urm ătoarele situaţii:
- adm inistrarea probelor prin com isie rogatorie [art. 261 alin. (2)-{5) NCPC];
- adm inistrarea dovezilor prin procedura asigurării probelor, dacă aceasta are loc
pe cale principală, înainte de judecata fondului cauzei în cadrul cărora vo r fi folosite
(art. 359*363 NCPC);
- î n cazul declarării ne com petenţei, dovezile adm inistrate în faţa instanţei necom pe
tente răm ân câştigate judecăţii şi instanţa com petentă învestită cu soluţionarea cauzei
nu va dispune refacerea lor decât pentru m otive tem einice (art. 137 NCPC);
- î n situaţia în care se constată perim area unei cereri de chem are în judecată, când se
va face o nouă astfel de cerere părţile pot folosi dovezile adm inistrate în cursul ju decării
cererii perim ate, în m ăsura în care noua instanţă socoteşte că nu este necesară refacerea
tor [art. 422 alin. (2) NCPCJ;
- î n ipoteza adm iterii cererii d e străm utare, hotărârea pronunţată asupra acestui inci
dent procedural va arăta în ce m ăsură actele îndeplinite de instanţă în ain te d e străm u
tare, printre care şi probele adm inistrate, urm ează să fie păstrate şi, ca atare, luate în
considerare d e instanţa desem nată în urm a străm utării [art. 145 alin. (2) NCPC];
- în situaţia adm iterii abţinerii sau a recuzării, încheierea prin care aceste incidente
procedurale au fost soluţionate va arăta tn ce m ăsură actele îndeplinite de judecător.
50 D eu A Na r c is a t h s o h a r i / m a r iv s s e r m e
T tw l p r e lim in a r . D o m e n iu l d e r e g le m e n t a r e 51 p r in c ip iile f u n d a m e n t a le A rt. 17
printre care şi eventualele probe adm inistrate, urm ează a fi păstrate [art. 51 alin. (6)
NCPC];
- adm inistrarea probelor d e către avocaţi sau consilieri ju rid ici (art. 366 -3 8 8 NCPC).
3. Sa n cţiu n e a. Nesocotirea principiului nem ijlocirii, tn m ăsura în care acesta nu este
înlăturat de o dispoziţie expresă, poate conduce, în căile de atac, la schim barea sa u ca sa
rea hotărârii astfel pronunţate în condiţiile în care m ijloacele de probă adm inistrate în
m od direct în cadrul acestora infirm ă situaţia de fapt reţinută de instanţa a cărei hotă
râre este atacata.
C O M E N T A R IU
Ob u a Na r c is a Th c o h a r i / M a r iu s E f t im ie 51
A rt. 17 T it l u l p r e l im in a r . Do m e n iu l o e r e g l e m e n t a r e ş i p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e
Astfel, potrivit noului cod, regula în privinţa cercetării procesului, în faţa prim ei
instanţe, este că aceasta se desfăşoară în cam era de consiliu, daca legea nu prevede
altfel [art. 213 alin. (1) NCPC]; ?n acelaşi sens, art. 240 alin. (1) N CPC stabileşte că
cercetarea procesului are loc în faţa judecătorului, în cam era d e consiliu, iar art. 261
alin. (1) N CPC prevede că adm inistrarea probelor se face în faţa instanţei de judecată
sesizate, în cam era de consiliu, dacă legea nu dispune altfel.
De asem enea, potrivit art. 244 alin. (S) NCPC, p ă rţile po t conveni ca dezbaterea
fo n d u lu i să aibă loc to t în cam era d e consiliu, iar potrivit alin. (4) al aceluiaşi articol
cererea de judecată în lipsă presupune că partea care a form ulat-o a fo st de acord şi ca
dezbaterea fondului să aibă loc în cam era d e consiliu, în afară de cazul în care partea a
solicitat expres ca aceasta să aibă loc în şedinţă publică.
Aceste dispoziţii legale urm ează a se aplica însă, potrivit art. XII alin. (1) şi (2) din
Legea nr. 2/2013 privind unele m ăsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, pre
cum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a C odului d e procedură civilă, p ro cese lo r p o r
n ite în cepând cu data d e 1 ia n u a rie 2016, în procesele pornite începând cu data intrării
în vigoare a acestei legi şi până la data de 31 decem brie 2015, cercetarea procesului şi,
după caz, dezbaterea fondului desfăşurându-se în şedinţă publică, dacă legea nu pre
ved e altfel.
în căile de atac, cercetarea procesului, dacă este necesară, are loc în şedinţă publică
[art. 240 alin. (2) NCPC]. în ceea ce priveşte dezbaterile, acestea au loc to t în şedinţă
publică, dispoziţia derogatorie de la principiul publicităţii prevăzută de art. 244 alin. (3)
NCPC fiind in cid e n t! d o ar pentru judecata în prim ă instanţă. Prin excepţie, în cazul revi
zuirii şi al contestaţiei în anulare îndreptate îm potriva unei hotărâri de prim ă instanţă,
procedura de judecată va fi aceeaşi cu cea a ju decăţii finalizate cu hotărârea atacată,
potrivit art. 508 alin. (1) şi art. 513 alin. (1) NCPC.
Pe de altă parte, codul prevede o serie de norm e speciale, care stabilesc în mod
expres că soluţionarea anum itor cereri sau incidente procedurale va avea loc în cam era
de consiliu, acestea reprezentând cazuri în care „legea p reve d e altfel", nefiind astfel inci
dente prevederile tranzitorii cuprinse în art. XII din Legea nr. 2/2013.
în acest sens, cu titlu exem plificativ, m enţionăm urm ătoarele: soluţionarea abţinerii
şi a recuzării [art. 51 alin. (1) N CPC); soluţionarea conflictului de com petenţă [art. 135
alin. (4) NCPC]; soluţionarea cererii de străm utare [art. 144 alin. (1) N CPC]; soluţionarea
ce re riid e re e x a m in a re a în ch e ie h ip rin ca re s-a stab ilitam en d a judiciară sau despăgubirea
(art. 191 alin. (3) N CPC]; procedura de anulare a cererii de chem are în judecată şi de
soluţionare a cererii de reexam inare îm p o triva acestei soluţii, în condiţiile art. 200
alin. (3) şi (6) NCPC; ascultarea m inorilor {art. 226N C P C ); soluţionarea cererii d e preschim
bare a term enului d e judecată (art. 230 NCPC); procedura asigurării probelor [art. 360
alin. (4) NCPC]; prezentarea tranzacţiei părţilor în tr-o zi diferită de cea stabilită pentru
ju d ecată [art. 438 alin. (3) N CPCj; procedura de soluţionare a cererilor d e îndreptare
a erorilor m ateriale, d e lăm urire şi d e înlăturare a dispoziţiilor contradictorii [art. 442
alin. (2) şi art. 443 alin. (2) N CPC]; soluţionarea cererii de suspendare a executării
hotărârii în etapa procesuală a recursului [art. 484 alin. (3) NCPC] etc.
De asem enea, m ajoritatea proced u rilo r speciale reglem entate de cod conţin dispoziţii
derogatorii de la principiul publicităţii, judecata acestora având loc în cam era de consiliu.
Cu titlu de exem plu, m enţionam în acest sens procedura divorţului prin acordul soţilor
[art. 929 alin. (3) N CPC], m ăsurile asigurătorii (art. 953 alin. (2), art. 956 alin. (1) teza
a il-a, art. 960 alin. (2) teza l N CPC]; procedura cu privire la cererile de valoare redusă
[art. 1029 alin. (1) N CPC]; procedura evacuării din im obilele folosite sau ocupate fără
drept (art. 1041 alin. (2) NCPC].
în ceea ce priveşte procedura necontencioasâ, potrivit art. 532 alin. ( ! ) NCPC, cere
rea se judecă în cam era de consiliu. Totodată, inclusiv calea de atac a apelului în această
procedură se judecă în cam era de consiliu [art. 534 alin. (5) NCPC],
în fa za executării silite, cererea de încuviinţare a acesteia, potrivit art. 665 alin. (2)
teza I NCPC, precum şi o serie de alte incidente în m ateria executării silite se soluţionează
în cam era de consiliu, făcând excepţie însă contestaţia la executare, care se judecă
conform procedurii prevăzute de noul cod pentru judecata în prim ă instanţă [art. 716
alin. (1) NCPC];
b) ipoteza şedinţei deelorate secrete, din oficiu sau la cerere, în cazurile în care d ezb a
terea fondul ui în şedinţă p u b lic i a r aduce atingere m oralităţii, ordinii publice, intereselor
m inorilor, vieţii private a părţilor ori intereselor justiţiei, potrivit art. 213 alin. (2) NCPC.
In acest context, în cadrul art. 6 parag. 1 din Convenţia europeană este m enţionată
excepţia de la principiul publicităţii, potrivit căreia accesul în sala d e şedinţe poate fi
interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a acestuia
în interesul m oralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale în tr-o societate
dem ocratică, atunci când interesele m inorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la
proces o im pun sau în m ăsura considerată abso lu t necesară de c it r e instanţă atunci
când, în îm p reju rări speciale, publicitatea a r fi de natură să aducă atingere intereselor
justiţiei.
în am bele situaţii derogatorii existente în noul Cod de procedură civilă d e la principiul
publicităţii, prezentate anterior, au acces în cam era de consiliu ori în sala de şedinţă
părţile, reprezentanţii lor, cei care îi asistă pe m inori, apărătorii părţilor, m artorii, exper
ţii, traducătorii, interpreţii, precum şi alte persoane cărora instanţa, pentru motive
tem einice, le perm ite sa asiste la proces, potrivit art. 213 alin. (3) NCPC.
Este de m e n ţio n a t în acest context, c i publicitatea şedinţei de judecată este restrânsă
şi în ipoteza în care anum ite persoane care asistă la dezbateri tulbu ră şedinţa ori neso
cotesc m ăsurile luate sunt îndepărtate din s a li, prin dispoziţia preşedintelui com pletului
de judecată, după ce în prealabil li s-a atras atenţia să respecte ordinea şi buna-cuviinţă
[art. 217 alin. (6) N CPC]. Această dispoziţie poate fi a p lic a b ili şi în privinţa m inorilor şi a
persoanelor care s-ar înfăţişa într-o ţinută necuviincioasă [art. 217 alin. (7) NCPC].
3. Pronu nţarea ho tărârii. Chiar şi în ipotezele d e excepţie prezentate anterior, sub
rezerva dispoziţiilor art. 396 alin. (2) NCPC (vizând am ânarea pronunţării, când preşe
dintele poate stabili ca pronunţarea hotărârii să se facă prin punerea so luţiei la dispoziţia
părţilor prin m ijlocirea grefei instanţei), hotărârea s e va pron u n ţa în şedinţă publica
(art. 402 NCPC).
în acelaşi sens sunt şi prevederile art. 12 teza a Il-a din Legea nr. 304/2004, potrivit
cărora pronunţarea h o tărârilo rse fa ce în şedinţă publică, cu excepţia cazu rilo r prevăzute
de lege.
Curtea Europeană a decis că scopul urm ărit de art. 6 parag. 1 din Convenţie, şi anum e
asigurarea controlului puterii ju d iciare de către public pentru realizarea dreptului la un
proces echitabil, poate fi realizat, în orice caz, cel puţin pentru instanţa de casaţie, prin
depunerea la grefă a textului integral al hotărârii, pentru ca astfel aceasta să fie accesi
O euA Na r c is a t h s o h a m / m a h w s S f r m e 53
A rt. Î S T U IU L P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D C « E G L E M E N T A f t E $1 P R I N C I P H I E F U N D A M E N T A L E
bilă tuturor, şi prin citirea în şedinţă publică - adeseori lim itată la dispozitiv - a deciziei
de adm itere sau d e respingere s recursului111.
în călcarea acestui principiu conduce la nulitatea necondiţionată a hotărârii ju d e
cătoreşti astfel pronunţate, în condiţiile art. 176 pct. 5 NCPC.
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
Regula continuităţii instanţei este ridicată la nivel d e principiu fundam ental al proce-
sului civil, fiind totodată dezvoltată în art. 214 NCPC. Astfel, potrivit acestui articol, m em
b rii com pletului care ju d e c ă p rocesul trebuie sâ râm ând aceia şi in to t cu rsu l ju d e că ţii; în
cazurile în care, pentru m otive tem einice, un ju d ecăto r este îm p ied icat să participe la
soluţionarea cauzei, acesta va fi în lo cu it în condiţiile legii; dacă înlocuirea judecătorului
a avut loc după ce s-a dat cuvântul în fond părţilor, cauza se repune pe rol.
Ob u a N a r c is a Th e o h a r i / M a r i v s e f t im ie 55
A rt. 20 T U IU L P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D E R E G L E M E N T A R E $1 P R IN C IP IIL E F U N D A M E N T A L E
Prin continuitatea instanţei este desem nată continuitatea com pletului de ju d e c a ţi,
ceea ce sem nifică faptul că judecătorii care îl com pun trebuie să răm ână aceiaşi în tot
cursul judecăţii unui proces, fără să fie schim baţi în desfăşurarea acestuia.
Raţiunea instituirii acestui principiu o constituie necesitatea ca judecătorul să-şi for
m eze convingerea din perceperea personală a întregii desfăşurări a procesului pentru
a avea o viziune cât m ai aprofundată asupra cauzei, cu elim inarea riscului ca anum ite
aspecte neconsem nate în încheiere, dar relevante pentru soluţionarea cauzei, să fi fost
produse num ai în faţa unui judecător, care ulterior să fie în lo cu it din com plet.
Continuitatea contribuie la corecta soluţionare a litigiilor civile prin faptul că ju d e că
torii pot reţine cu uşurinţă şi în întreaga lor com plexitate toate aspectele relevante ale
cauzei111.
Pot constitui m otive tem einice de înlo cuire a unui judecător d e la soluţionarea unei
cauze, spre exem plu, transferul sau prom ovarea sa, intrarea acestuia în concediu de
creştere al copilului etc.
Asigurarea continuităţii com pletului d e judecată este urm ărită şi în caz de disjungere,
când dosarul nou*format se va repartiza aceluiaşi com plet, potrivit art. 9 9 alin. (4) din
Regulam entul d e ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.
D a c i, din m otive tem einice, un judecător în faţa căruia s-au desfăşurat dezbaterile a
fost în lo cu it d u p i reţinerea cauzei în pronunţare, este obligatoriu ca p ricin a sâ f ie repusă
pe rol, în vederea reluării dezbaterilor în faţa acestuia. Ca atare, la deliberare şi la pro
nunţarea acesteia vo r lua parte num ai judecătorii în faţa cărora au avut loc dezbaterile,
potrivit art. 395 alin. (2) teza I NCPC.
în ipoteza în care judecătorul care a pronunţat hotărârea judecătorească nu este
acelaşi cu cei în faţa căruia s*a desfăşurat etapa cercetării procesului, nulitatea hotărârii
judecătoreşti pentru încălcarea principiului continuităţii com pletului de ju d ecată este
una necondiţionată de existenţa unei vătăm ări.
în călcarea acestui principiu este prevăzută şi ca m otiv de recurs, potrivit art. 488
alin. (1) pct. 2 N CPC, casarea hotărârii putându-se cere dacă hotărârea a fo st pronunţată
d e alt ju d ecăto r decât cel care a luat parte la dezbaterea în fond a procesului.
A rc. 2 0 . R esp ectarea p rin cip iilo r fu nd am en tale. Judecătorul are îndatorirea
sâ asigure respectarea şi să respecte el însuşi principiile fundam entale ale proce
sului civiJ, sub sancţiunile prevăzute de lege.
C O M E N T A R IU
Respectarea principiilor fundam entale ale procesului civil constituie o îndatorire atât
pentru părţi, câ t ş i p en tru instanţa de jud ecată, obligaţie ce există d e altfel şi pentru
toate celelalte dispoziţii legale cuprinse în cod.
Sancţiunile care pot interveni în ca 2ul ne respectării de către judecător a principiilor
fundam entale a le procesului civil pot fi d e natură disciplinară, pe de-o parte, tar, pe de
a lţ i parte, hotărârea pronunţată d e acesta în condiţiile expuse poate fi lovită de nulitate.
56 D e iiA n a r c is a th so h a r i / m a r iv s S F rm e
T i t u i l p r e lim in a r . D o m e n iu l d e r e g le m e n t a r e 51 p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a le A rt. 21
C O M E N T A R IU
11‘ Potrivit art. 131 a lin , (1 ) C P C 1865. „în to t cu rsu l p ro ce su lu i, ju d e că to ru l v a în ce rca îm p ă ca re a părţilor,
d â n d u -le în d ru m ă rile n e ce sa re , p o trivit le gii. în a c e s t scop , e l v a so licita în fă ţişa re a p e rso n a lă a părţilor, ch ia r
d a c i a ce ste a su n t re prezen tate. O ispoziţiiie art. 1 3 2 ‘ alin, {2) (vizând cita re a p ă rţilo r - n.n.ţ su n t a p licab ile. (2)
în litigiile ca re , potrivit le gii, pot fa c e o b ie ctu l pro ced u rii d e m e d ie re , ju d e că to ru l p o a te invita p ă rţile să parti
cip e la o ţe d in ţâ d e in fo rm a re c u p rivire la avan tajele fo lo sirii a ce ste i p ro ce d u ri. C â n d co n sid e ră necesar, ţinând
se a m a d e circu m sta n ţe le ca u ze i, ju d e că to ru l v a re co m a n d a p ă rţilo r să recurgă la m e d ie re , în ve d e re a soluţio
nării litigiului p e ca le am iabilă, în o rice fa ză a Judecăţii. M e d ie re a n u e ste obligatorie p e n tru părţi. (3 ) Oacâ,
în co n d iţiile alin. ( l ) $ i (2), p ă rţile s e îm p a că , ju d e că to ru l v a co n stata în vo iala lo r în cu p rin su l h otărârii p e care
o va da. D isp oziţiile art. 2 7 1 -2 7 3 (vizân d ho tărârea ca re co n sfin ţe şte în vo i aia p ă r ţ ilo r - n .n ,) su n t aplicabile".
O euA Na r c is a Th so h a m / M a f m js e f t im is 57
A rt. 21 T n iu i p r e l im in a r . Do m e n iu l d e r e g l e m e n t a r e ş i p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e
58 D e iiA n a r c is a th so h a r i / m a r iv s s f t im is
T i t u i l p r e lim in a r , d o m e n iu l d e r e g le m e n t a r e 51 p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a le A rt. 21
reclam ant a obligaţiei de a participa la şedinţa de inform are privind m edierea, anterior
introducerii cererii d e chem are în judecată, sau după declanşarea procesului până la
term enul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în m ateriile prevăzute de art. 6 0 l
alin. (1) lit. a)-f), urm ează a intra în vigoare la data de 1 august 2013, m otiv pentru care în
m ăsura în care părţile nu fac dovada participării la şedinţa de inform are în litigiile m en
ţionate p in ă la data de 1 august 2013, instanţa nu poate aplica o atare sancţiune.
în acest context, apreciem că m ăsurile ce pot fi dispuse în cauză pentru ipoteza
descrisă anterior, până Ea data de 1 august 2013, sunt aplicarea unei am en 2i judiciare,
potrivit art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. f) N C P C sau eventual dispunerea sancţiunii suspendării
ju decăţii cauzei, ?n condiţiile art. 242 alin. (1) NCPC.
3. M ed ierea. în ceea ce priveşte m edierea, potrivit art. 1 alin. (1) şi (2) din Legea
nr. 192/2006, aceasta reprezintă o m odalitate de soluţionare a conflictelor pe cale
am iabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de m ediator, în condiţii
de neutralitate, im parţialitate, confidenţialitate şi având liberul consim ţăm ânt al părţilor,
fiind aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine în vederea soluţionării
conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.
Este de m enţionat că, potrivit art. 2 alin. (4) din lege, nu po t face obiectul m edie
rii drepturile strict personale, cum su n t cele privitoare la statutul persoanei, precum şi
orice alte drepturi de care părţile, potrivit legii, nu pot dispune prin convenţie sau prin
orice alt mod ad m is d e lege, în rest aceasta fiind, ca regulă, adm isibilă în o rice m aterie
[art. 2 alin. (1) din lege].
Părţile au dreptul să îşi aleagă în m od liber m ediatorul sau m ediatorii [art. 5 alin. (2)
din lege), acesta/aceştia nefiind im pus/im puşi d e către instanţă, putând fi orice persoană
care exercită o atare profesie în condiţiile legii. în acest context este de precizat că
m ediatorul nu poate reprezenta sau asista vreuna dintre părţi într-o procedură judiciară
având ca obiect conflictul supus m edierii (art. 36 din lege), în considerarea tocm ai a
obligaţiei sale de im parţialitate. De asem enea, m ediatorul nu poate fi audiat ca m artor
în legătură cu faptele sau cu actele de care a luat cunoştinţă în cadrul procedurii de
m ediere [art. 37 alin. (1) teza 1 din lege]. Calitatea de m artor are întâietate faţă de aceea
de m ediator, cu privire la faptele şi îm prejurările pe care le-a cunoscut înainte de a fi
devenit m ediator în acel caz [art. 37 alin. (2) din lege]. în toate cazurile, după ce a fost
audiat ca martor, m ediatorul nu m ai poate desfăşura activitatea de m ediere în cauza
respectivă [art. 37 alin. {3} din lege].
Instanţa de judecată are obligaţia d e a inform a părţile asupra posibilităţii şi a avanta
je lo r folosirii procedurii m edierii, îndru m an du-le să recurgă la această cale pentru solu
ţionarea conflictelor dintre ele (art. 6 din lege).
De asem enea, se im pune precizarea că term enul de prescripţie a dreptului la acţiune
se suspendă începând cu data sem nării contractului de m ediere, până la închiderea pro
cedurii de m ediere în oricare dintre m odurile prevăzute de lege {art. 49 din lege).
Susţinerile făcute pe parcursul m edierii de către părţile aflate în conflict au caracter
confidenţial faţă d e terţi şi nu pot fi folosite ca probe în cadrul procedurii judiciare, cu
excepţia cazului în care părţile convin altfel ori legea prevede contrariul (art. 53 teza I
din lege).
în ipoteza în care conflictul a fost dedus ju d ecăţii, soluţionarea acestuia prin m ediere
poate avea loc din iniţiativa părţilor ori la recom andarea instanţei, acceptată d e părţi, cu
privire la drepturi asupra cărora acestea pot dispune potrivit legii. M edierea poate avea
ca obiect soluţionarea în tot sau în parte a litigiului [art. 61 alin. ( 1 } din lege].
O euA N a r c i s a T h s o h a m / M a f m j s e f t i m h 59
A rt. 22 T rrw i p r e l im in a r . Do m e n iu l o e r e g l e m e n t a r e ş i p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e
60 D f U A N A R C IS A T H g O H A ftl / M A R t V S S F T IM IS
T l T W L P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D E R E G L E M E N T A R E $ 1 P R IN C IP IIL E F U N D A M E N T A L E A rt. 22
asupra cărora au înţeles să lim iteze dezbaterile, dacă astfel nu se încalcă dreptu
rile sau interesele legitim e ale altora.
(6) Judecătorul trebuie să se pronunţe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără însă a
depăşi lim itele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel.
(7) O ri de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi
cere să ţină seam a de toate circum stanţele cauzei, judecătorul v a ţine seama,
între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerinţele echităţii şi de buna-
credintă.
/
C O M E N T A R IU
Ob u a Na r c is a Th c o h a r i / M a r iu s e f t im ie 61
A rt. 22 T n iu i p r e l im in a r . Do m e n iu l oe r e g l e m e n t a r e ş i p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e
62 D f U A N A R C IS A T H S O H A R I / M A R t V S S F T IM IS
T i t u i l p r e lim in a r . D o m e n iu l o e r e g le m e n t a r e 51 p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a le A rt. 22
instanţa poate dispune adm inistrarea probei în o rice m om ent al judecăţii, nefiind
ţinută, precum părţile, de respectarea unui anu m it term en.
b } în privinţa m ă surilo r prevăzute de lege, instanţa le poate dispune, din oficiu, după
punerea acestora în discuţia părţilor, cu respectarea principiului contradictoriaIităţii şi al
dreptului la apărare.
Spre exem plu, instanţa poate dispune conexarea a două dosare sau, dim potrivă,
disjungerea unei cereri, chiar dacă toate părţile se îm p o trivesc unei atare m ăsuri, dacă
apreciază că aceasta se im pune pentru buna adm inistrare a justiţiei.
De asem enea, în cadrul m ăsurilor prevăzute de lege se pot încadra cele vizând
regularizarea cererii de chem are în ju d eca tă anterior fixării prim ului term en de judecată
sau cele referitoare la com plinirea lipsurilor cererii de apel o ri de recurs.
Astfel, potrivit art. 200 alin. (2) NCPC, când cererea de chem are în judecată nu în d e
plineşte cerinţele prevăzute de art. 194-197 NCPC, reclam antului i se vo r com unica în
scris lipsurile, cu m enţiunea că, în term en d e cel m ult 10 zile de la prim irea com unică
rii, trebuie să facă com pletările sau m odificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii.
De asem enea, conform art. 471 alin. (3) NCPC, în cazul în care cererea de apel nu
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, preşedintele instanţei sau persoana desem
nată de acesta care prim eşte cererea d e apel va stabili lipsurile şi îl va cere apelantului
să com pleteze sau să m odifice cererea de îndată, dacă este prezent şi este posibil, ori ?n
scris, dacă apelul a fo st trim is prin poştă, fax, poştă electronică sau curier. A ceste dispo
ziţii sunt aplicabile şi în ipoteza cererii d e recurs, art. 4 9 0 alin. (2) NCPC făcând trim itere
la art. 471.
5. P o sib ilitatea ju d e căto ru lu i d e a d isp u n e introducerea în cauză a a lto r persoane,
în co n d iţiile legii. Reprezentând o derogare de la principiul disponibilităţii părţilor în pro
cesul civil, întrucât poate fi exercitat ch iar în ipoteza îm potrivirii părţilor, un atare drept
al judecătorului este stabilit n u m a i în cazurile expres prevăzute de lege, precum şi în pro-
cedura necontencioasă, potrivit a r t 78 alin. (1) NCPC.
Persoanele astfel introduse beneficiază însă de dreptul de dispoziţie, având posibili
tatea, după caz, să renunţe la judecată sau la dreptul pretins, să achieseze la pretenţiile
reclam antului ori să tranzacţioneze.
6. D reptu l şi o b ligaţia ju d e că to ru lu i de a d a sau restabili calificarea ju rid ică a acte
lor şi fap te lo r deduse ju d e că ţii, c h ia r dacă p ărţile le-au dat o a ltă d e n u m ire. în acest
context, art. 152 N CPC prescrie faptul că cererea de chem are în judecată sau pentru
exercitarea unei căi d e atac este valabil făcută chiar dacă poartă o denum ire g re şiţi.
Spre exem plu, instanţa, după punerea acestei chestiuni în discuţia părţilor, va proceda
la calificarea unei cereri de intervenţie accesorie în cerere de intervenţie principală
sau a unei cereri reconvenţionale în cerere de chem are în garanţie ori a unui recurs în
apel (în acest din urmă caz în m ăsura în care calea de atac a fo st co rect m enţionată în
dispozitivul hotărârii atacate).
De asem enea, invocarea greşită a u n u i text de lege de către o parte nu im pietează
asupra dreptului judecătorului de a stabili şi aplica textul corect situaţiei de fapt funda
m entate ju rid ic de către parte.
Prin urm are, ca regulă, denum irea unor acte sau fapte deduse ju decăţii şi textul legal
nu sunt chestiuni de natură să ţină judecătorul la pronunţarea soluţiei.
înto tdeauna însă, dacă va proceda conform celo r de m ai sus, judecătorul este obligat
să pună în discuţia părţilor calificarea juridică exactă.
O euA N a r c i s a T h s o h a m / M a f m j s E f t im is 63
A rt. 22 T rrw i p r e l im in a r . Do m e n iu l oe r e g l e m e n t a r e ş i p r in c ip iil e f u n d a m e n t a l e
Prin excepţie, judecătorul nu poate schim ba denum irea sau tem eiul ju rid ic în cazul în
care părţile, în virtutea unui acord expres privind drepturi de care, potrivit legii, po t d is
pune, au stabilit calificarea ju rid ic i şi m otivele de drept asupra cărora au în ţeles să lim i
teze dezbaterile, daca astfel nu se încalcă drepturile sau interesele legitim e a le altora.
în afară de excepţiile expres prevăzute de lege, în tem eiul rolului judecătorului în
aflarea adevărului nu se poate deroga de la principiul disponibilităţii părţilor în procesul
civil.
7. O bligaţia ju d e căto ru lu i de a se pronunţa asu p ra a to t ceea ce s-a cerut, fără a
d e p ăşi în s l lim ite le în ve stirii. Această regulă este dezvoltată în art. 397 alin. (1) N C P C
care stipulează că instanţa este obligată să se pronunţe asupra tu turor cererilor deduse
judecăţii, ea neputând acorda m a i m u lt sa u altceva decât s-a cerut, dacă legea nu pre
ved e altfel.
Cu toate acestea, prin excepţie legea prevede anum ite situaţii Tn care instanţa este
obligata sâ s e pronunţe asupra u n o r aspecte, deşt acestea n u a u fo s t solicitate d e către
părţi. Spre exem plu, potrivit art. 918 alin. (2) NCPC, în procesul de divorţ, când soţii au
copii m inori, născuţi înain tea sau în tim pul căsătoriei ori adoptaţi, instanţa se va pro
nunţa asupra exercitării autorităţii părinteşti, precum şi asupra contribuţiei părinţilor la
cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, ch iar dacă acest lucru nu a fost solicitat prin
cererea d e divorţ. în conform itate cu alin. (3) al aceluiaşi articol, instanţa se va pronunţa
din oficiu şi asupra num elui pe care îl vo r purta soţii după divorţ, potrivit prevederilor
noului Cod civil.
De asem enea, libertatea părţilor de a pune capăt procesului, în m ăsura în care este
legală, nu poate fi, ca regulă, cenzurată de către instanţă. Prin derogare, potrivit art. 81
alin. (2) NCPC, actele proced urale d e dispoziţie, făcute în orice proces d e reprezentanţii
m inorilor, ai persoanelor puse sub interdicţie şi ai dispăruţilor, nu vo r îm piedica ju d e ca
rea cauzei, daca instanţa apreciază că ele nu sunt în interesul acestor persoane.
Totodată, ca regulă, judecătorul este ţinut de cadrul procesual trasat de către părţi,
su b aspectul obiectului, cauzei şi al părţilor, trebuind sa se pronunţe asupra a to t ceea
ce s-a ceru t (om nia petita), fără a depăşi lim itele învestirii [num ai asupra a ceea ce s-a
cerut). D e pildă, instanţa nu poate depăşi lim ita despăgubirilor solicitate de către recla
m ant printr-o acţiune în răspundere civilă delictuală, în lipsa m ajorării de către acesta a
cuantum ului pretenţiilor, chiar şi în ipoteza în care din ansam blul m aterialului probator
adm inistrat în cauză ar reieşi un prejudiciu efectiv suferit m ai mare.
De asem enea, instanţa n u p o a te acorda din oficiu cheltuieli de ju d eca tă sau stabili un
term en de graţie în favoarea debitorului, în lipsa form ulării de către părţi a unor astfel
de cereri.
în acelaşi context, instanţa n u p o a te sch im b a fu n d a m e n tu l ju rid ic o l cererii, acordând,
spre exem plu, despăgubiri în tem eiul răspunderii civile delictuale, dacă reclam antul şi-a
întem eiat cererea de restituire a unei sum e de bani pe răspunderea civilă contractuală
sau pe plata nedatorată.
O derogare im portantă de la această regulă o constituie posibilitatea ju d ecă to ru lu i
de a introduce forţat, din oficiu, alte perso a n e în proces, în condiţiile legale prevăzute de
art. 78-79 NCPC.
8. P o sib ilitatea d e ap re ciere a ju d e căto ru lu i cu p rivire fa ap licarea d isp o ziţiilo r
legale. în to ate cazurile în care legea conferă judecătorului posibilitatea de apreciere sau
64 D f U A N A F K IS A T H g O H A ftl / M A R t V S S F T IM IS
T i t u i l p r e lim in a r , d o m e n iu l d e r e g le m e n t a r e 51 p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a le A rt. 23
îi cere s i ţ in i seam a de toate circum stanţele cauzei, judecătorul va ţine cont, între altele,
de principiile generale ale dreptului, de cerinţele echităţii ş i d e buno-credinţa.
Spre exem plu, instanţa are posibilitatea să refuze am ânarea ju d e câ rii cauzei pentru
lipsă de apărare, chiar şi în ipoteza în care m otivele sunt tem einice şi nu sunt im putabile
părţii, în condiţiile art. 222 aţin. (1) N CPC; dacă însă dosarul este com plex, cererea de
am ânare este form ulată cu bună-credinţă, iar partea adversă este reprezentată de avocat,
echitabil ar fi ca o atare cerere de am ânare pentru lip s i de apărare să fie încuviinţată.
De asem enea, legea recunoaşte posibilitatea judecătorului de a aplica sau nu sanc
ţiunea p re vizu tă de lege, în anum ite cazuri; spre exem plu, dacă num ai cererea prin
cipală este în stare de a fi judecată, instanţa poate dispune ju d e ca re a sepa rata a cererii
reconvenţionale [art. 210 alin. (2) N CPC); instanţa poate su spenda ju d e ca ta în cazurile
m enţionate la art. 413 alin. (1) N CPC (suspendarea facultativă) sau poate dispune sus
pendarea executării hotărârii atacate în etapa procesuală a recursului în condiţiile
art. 484 alin. (2) N C P C
C O M E N T A R IU
Ob u a Na r c is a Th eo h a m / M a r iu s e f t im ie 65
A rt. 24 T rn u i p r e l im in a r . Do m e n iu l d e r e g l e m e n t a r e ş i p r in c ip h ie f u n d a m e n t a l e
C O M E N T A R IU
1. A p licarea legii noi d e procedură c iv ili. Regula generală stabilită în prezentul cod
este aceea că legea nouă de procedură civilă se aplică n u m a i p ro cese lo r ş i executărilor
silite în cepute după intrarea sa în vigoare, ia r nu ş i ce lo r dem arate anterior ş i afla te în
cu rs d e desfăşurare.
Potrivit expunerii de m otive form ulate la legea de punere în aplicare a noului Cod
d e procedură civilă, pentru asigurarea previzibilităţii norm ei juridice, noul cod cuprinde
soluţii norm ative cu caracter de noutate în ceea ce priveşte aplicarea legii de procedură,
în lo cu in d principiul aplicării im ediate a noii norm e de procedură, prevăzut în art. 725
alin. (1) C P C 1865, cu acela potrivit căruia dispoziţiile noii legi de p ro ce d u ri civilă sunt
aplicabile num ai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea în vigoare a
acesteia.
De la aceasta regulă, codul instituie o derogare în cadrul art. 26 vizând legea aplicabilă
m ijloacelor de p ro b i, aceasta fiind legea în vigoare la data producerii ori a săvârşirii
faptelor ju rid ice care fac obiectul probaţiunii (în ceea ce priveşte adm isibilitatea şi
puterea doveditoare a probelor preconstituite şi a prezum ţiilor legale) şi, după caz, legea
în vigoare la data adm inistrării probelor (în ceea ce priveşte adm inistrarea acestora).
Un aspect im portant de sem nalat este acela că dispoziţiile art. 24-27 NCPC au în
vedere norm ele procedurale ce vo r fi adoptate ulterior intrării în vigoare a noului Cod de
procedură civilă, iar nu însăşi aplicarea sa, deoarece pentru acesta din urm ă sunt prevă
zute norm e tranzitorii speciale, cuprinse în Legea nr. 76/2012 privind punerea în aplicare
a Legii nr. 134/2010.
Astfel, după cum în m od pertinent s-a arătat în literatura de specialitate'*1, art. 24-27
NCPC constituie norm e generale de d rep t tranzitoriu, destinate a guverna conflicte de
legi viitoare, în tim p ce norm ele de drept tranzitoriu cuprinse în Legea nr. 76/2012 au
caracter special, reglem entând, în mod specific, conflictele de legi ocazionate de intrarea
în vigoare a noului cod (acestea din urmă v o r fi tratate distinct în cadrul pct. 2 al prezen
tului com entariu).
1.2. N o ţiu n e a d e p ro ce s în ce p u t d u p ă in tra re a ftt vig o a re a le g ii n o i d e proced u ră
civifă. Procesul începu t după intrarea în vigoare a legii noi de procedură civilă vizează
situaţia în care data înregistrării cererii de chem are în ju d eca tă la instanţă se situează
ulterior datei intrării în vigoare a legii respective, caz în care este aplicabilă această lege
[procesul în cep e prin înregistrarea cererii la instanţă, în condiţii legii, potrivit art. 192
alin. (2) NCPC).
1)1 Z id a rv , T.C. B riciu , O b se rva ţii p riv in d u n e le d isp o ziţii d e d re p t tra n zito riu şi d e p u n e re în aplicare a
n o u lu i C o d d e p ro ce d u ră civilă, w w w .ju rid ice .ro .
66 D e U A N A R C IS A T H gO H A ftl / M A R t V S S F T IM ie
T i t u i l p r e lim in a r . D o m e n iu l d e r e g le m e n t a r e 51 p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a le A rt. 24
Dim potrivă, în ipoteza în care cererea de chem are ?n judecată este înregistrată la
instanţă anterior m om entului intrării în vigoare a legii noi de procedură, aceasta nu se
va aplica.
1.2. N o ţiu n e a de e xe cu ta re silită în ce p u tă d u p ă in tra re a în vig o a re a le g ii n o i de
p ro ced u ra civila. Deşi procesul civil înglobează, ca regulă, două faze (judecata propriu*
zisă şi executarea silită), art. 24 N CPC foloseşte noţiunea de p roces num ai cu sensul de
fa z a o ju d e ca ţii propriU'Zise, fără a include şi faza executării silite, textul legal m enţionat
prevăzând în m od separat noţiunile de p ro cese şi executări silite .
în aceste condiţii, chiar dacă cererea d e chem are tn judecată a fost înregistrată ante-
rior intrării în vigoare a noii legi de procedură, aceasta se va aplica executării silite dem a
rate în tem eiul hotărârii judecătoreşti obţinute în acel proces, dacă data cererii de exe
cutare silită este ulterioară m om entului intrării în vigoare a legii [executarea silită începe
odată cu sesizarea organului de executare, potrivit art. 622 alin. (2) NCPC, dacă prin lege
specială nu se prevede altfel).
în ceea ce priveşte contestaţia ia executare, dat fiind faptul că aceasta constituie un
incident în cursul executării silite [potrivit art. 650 alin. (2) NCPC, instanţa de executare
soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare, precum
şi orice a lte inciden te apărute în cursul executării silite, cu excepţia celo r date d e lege în
com petenţa altor instanţe sau organe], determ inarea legii de procedură civilă aplicabilă
acesteia se va face în funcţie de m om entul dem arării executării silite (data cererii de exe
cutare silită), iar nu prin raportare la data înregistrării la instanţă a contestaţiei la execu
tare. Cele m enţionate sunt valabile şi în privinţa cererii d e suspendare a executării silite
sau a cererii de întoarcere a executării silite.
în privinţa cererii de suspendare a executării hotărârii atacate form ulată în recurs
sau în contestaţie în anulare ori revizuire, aceasta va fi supusă legii procesuale civile în
vigo are la data în cep erii procesului.
2. A p licarea noului Cod d e procedură c iv ilă . N orm e tra n zito rii. Dat fiind caracte
rul special al norm elor de drept tranzitoriu cuprinse în Legea nr. 76/2012, acestea sunt
derogatorii de la norm ele generale din noul Cod de procedură civilă şi, totodată, su n t de
strictă aplicare, vizând exclusiv incidenţa în tim p a n o u lu i cod.
Ca atare, ori de cate ori se va invoca problem a aplicării acestuia, se va recurge la
norm ele de drept tranzitoriu din Legea nr. 76/2012, iar nu la cele din însuşi cuprinsul
codului. Spre exem plu, dacă procesul este începu t anterior intrării în vigo are a noului
cod, fiind ca atare guvernat d e Codul de procedură civilă din 1865, prin raportare la
art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012, legea aplicabilă adm inistrării dovezilor nu va fi cea
de la m om entul adm inistrării (noul Cod d e procedură civilă), ci Codul de procedură civilă
din 1865.
2.1. N o ţiu n e a d e p ro ce s în ce p u t su b im p e riu l n o u lu i C o d d e p ro ced u ră civilă . în ceea
ce priveşte noul Cod de procedură civilă, art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 prevede
faptul c l dispoziţiile acestuia se aplică n u m a i p ro cese lo r în cepute după intrarea acestuia
în vigoare.
în acest co ntext se im pune m enţionarea faptului că, potrivit alin. (2) al aceluiaşi
articol din lege, procesele începute prin cereri depuse, în condiţiile legii, la poştă, uni*■
tâţi m ilitare sa u locuri de deţinere în ain te de data intrării în vigo are a noului Cod de
procedură civilă răm ân supuse legii vechi, ch iar dacă su n t înregistrate la instanţă după
această dată.
O euA N a r c i s a T h s o h a m / M a f m j s e f t im i s 67
A rt. 24 Î I T I U I P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D C R E G L E M E N T A R E $1 P R IN C IP IIL E F U N D A M E N T A L E
Prin urm are, ceea ce prezintă relevanţă pentru stabilirea incidenţei sau nu în cadrul
unui proces a noului Cod de procedură civilă, exclusiv în ipoteza depunerii cererii la
poştă, unităţi m ilitare sau locuri de deţinere, nu este data înregistrării cererii la instanţă,
ci aceea a predării sale instituţiilor m enţionate.
De asem enea, noţiunea d e proces se referă atât la etapa judecării cauzei în prim ă
instanţă, cât şi în căile de atac, inclusiv în cele extraordinare.
2.2. N oţiunea d e executare silită dem arată su b im p e riu l n o u lu i Cod d e procedură
civilă. A rticolul 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 este norm a de drept tranzitoriu şi în pri
vinţa executărilor silite, acesta statuând că dispoziţiile noului Cod d e procedură civilă se
aplică n u m a i executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare.
M om entul începerii executării silite este dem arcat de prevederile art. 622 alin. (2)
NCPC, potrivit cărora executarea silită în cep e odată cu sesizarea organului de executare,
dacă prin lege specială nu se prevede altfel.
Tn cazul executărilor silite nu sunt incidente prevederile alin. (2) al art. 3 din Legea
nr. 76/2012, acestea vizând doar „procesele" în sensul de fază a ju decăţii, astfel că ceea
ce interesează în privinţa m om entului începerii executării este data înregistrării cererii
d e executare la executor, iar nu m om entul transm iterii prin poştă sau al depunerii aces
teia la unităţi m ilitare sau la locuri de deţinere.
în ceea ce priveşte contestaţia la executarell], dat fiind faptul că aceasta constituie
un incident în cursul executării silite, astfel cum am arătat în precedent, determ inarea
C odului de procedură civilă aplicabil acesteia se va face în funcţie de m om entul dem ară
rii executării sfiite (data cererii de executare silită), ia r nu prin raportare la data în re gis
trării la instanţă a contestaţiei !d executare.
Literatura de specialitate121 a susţinut fundam entat că. prin interm ediul cererilor for
m ulate în faza executării silite, de regulă, nu este dedus pentru prim a oară judecăţii un
conflict de drept substanţial, pentru a obţine o rezolvare cu privire la fondul raporturilor
ju rid ice dintre părţi şi, eventual, constituirea unui titlu executoriu. O im potrivă, aceste
cereri se form ulează cu privire la o executare silită deja începută şi au ca o b iect verifica
rea regularităţii executării silite sau a actelor de executare, precum şi soluţionarea altor
situaţii litigioase în legătură cu executarea silită în curs.
111 Ibidem . Astfel, autorii cita ţi au su sţin u t în m o d p e rtin e n t că „so lu ţia m e n ţio n a tă n u este schim bată c u nim ic
d e îm p re ju ra re a că a c e s to r p ro ced u ri sp e cia le din faza exe cu tării silite li se a p lică în m o d co re sp u n ză to r re g u
lile d e pro cedură p re vă zu te p e n tru ju d e c a ta în prim ă instanţă. A ce a stă so lu ţie im p u să d e raţiun i d e tehnică
legisla tivă nu ju stifică so lu ţia co n sid e ră rii u n e i contestaţii la execu tare c a fiin d u n p ro ce s n o u , în sensul art. 3
alin. (1} d in Le ge a nr. 7 6 / 2 0 1 2 , f i r i a ţin e se a m a c ă e a in tervine în legătură c u o execu tare silita, aşadar, că este
un re m e d iu ju d ic ia r sp e cific celei d e-a d o u a faze d p ro cesu lu i cjvil.
M ai m ult, soluţia aplicării legii v e ch i tre b u ie generalizata pentru to a te cererile form ulate în cad ru l şi în legătura
cu o executare sfiită, ch ia r d a că în legătură c u aceste cereri se co n stitu ie u n d o sa r nou după intrarea în v igo are a
noului cod. C h ia r dacă sistem ul inform atic ECR IS a r considera dosarul ca fiind unul fo rm u lat potrivit noului cod,
p rin raportare la criteriul - u şo r verificabil d e că tre un sistem inform atic - al datei în registram , judecătoru l cauzei
este, desfgur, sin gu ru l în d re p t şl în m ăsură sâ d eterm in e legea aplicabilă în m od real respectivei cereri. C u alte
cuvinte, nu tre b u ie co n fu n d a te noţiunile d e «proces», respectiv de «executare silită», c u a ce e a d e «dosar»,
în co n clu zie , p e n tru to a te executările în ce p u te an terior intrării în v igo are a noului co d , legea ve ch e v a guvern a
atât regulile d u p ă care s e v a stabili legalitatea sa u nelegalitdtea actelo r d e execu tare co n testa te , c i t ş i regulile de
p ro ced u ră: co m p eten ţa instanţei, calitatea porţilor, fe rm a ce re rii d e ch e m a re în ju d e ca tă , înregistrarea acesteia
Io instanţd (n u s e vo r a p lica d ispoziţiile art. 2 0 0 ţ i ort. 2 0 1 N C P C ), re gu lile p riv in d su sp e n d a re a ju d e c ă ţii (inclusiv
m o d u l d e c a lcu l a l cauţiunii), fo rm a h o tă râ rii ju d e că to re şti ş i câile d e a ta c su sce p tib ile d e a f i exercitate".
1,1 Ibidem .
68 D e iiA n a r c is a t h s o h a r i / m a r i v s s f t i m i s
T i t u i l p r e lim in a r . D o m e n iu l d e r e g le m e n t a r e 51 p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a le A rt. 24
Exem plificând pentru cazul noului Cod de procedură civilă, dacă executarea silită a
fost dem arată su b im periul Codului de procedură civilă din 1865, contestaţia la execu-
tare prom ovată ulterior noului cod va fi reglem entată de Codul de procedură civilă din
1865, iar nu d e noul Cod d e procedură civilă.
Aceleaşi soluţii su n t valabile şi în privinţa legii de procedură civilă aplicabile cererii
de su sp en d a re a executării silite form ulate în cadrul contestaţiei la executare, cererii de
întoarcere a executării silite etc.
De asem enea, literatura de specialitate111a apreciat că şi în situaţia în care contesta-
ţia la executare reprezintă un proces de sine-stătător, respectiv în situaţia în care aceasta
este form ulată de un terţ care invocă un drept real asupra bunului sau bunurilor urmă*
rite, problem a legii aplicabile trebuie rezolvată în m od asem ănător. Deşi în aceste cazuri
avem de a face cu o veritabilă judecată în fond, ceea ce trebuie să prim eze în analiza
legii aplicabile este natura incidentală a acestei cereri faţă de executarea silită şi inten
ţia legiuitorului de a evita aplicarea dispoziţiilor vechiului şi noului cod în una şi aceeaşi
procedură.
Se im pune şi m enţionarea faptului că art. 12 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 stipulează
că ori de câte ori legea specială prevede că cererea de suspendare a executării silite se
soluţionează d e către preşedintele instanţei, de la data intrării în vigoare a noului Cod
de procedură civilă, judecarea acestei cereri se va face de către u n co m p let a l instanţei
com petente potrivit legii, aceasta fiind o norm ă de corelare a dispoziţiilor noului cod
[art. 718 alin, (1) şi (7) NCPC) cu cele ale legilor speciale.
Dispoziţiile alin. (1) ai art. 12 din lege se aplică şi cererilor d e su sp end are a executării
unei hotărâri judecătoreşti, a unei hotărâri pronunţate d e un organ cu activitate jurisdic-
ţională sau, după caz, a altui titlu executoriu, în cazul în care acestea sunt atacate în ju s
tiţie (art. 12 alin. (2) din Legea nr. 76/2012].
Potrivit art. 4 din Legea nr. 76/2012, dispoziţiile a r t 623 NCPC'2’ referitoare la orga-
neie de executare com petente se aplică num ai executărilor silite începute după intrarea
în vigoare a noului Cod de procedură civilă.
De asem enea, pentru asigurarea previzibilităţii cadrului norm ativ şi ţinând seam a
de noua concepţie privitoare la condiţiile începerii executării silite, art. 5 din Legea
nr. 76/2016 prevede că dispoziţiile noului Cod de procedură civilă privitoare la titlurile
executorii se aplică şi hotărârilor judecătoreşti sau altor înscrisuri pronunţate ori, după
caz. întocm ite înainte de intrarea în vig o a re a acestuia, care pot fi puse în executare chiar
dacă nu au fost învestite cu form ulă executorie, în m ăsura în care, evident, cererea de
executare silită este form ulată ulterior intrării în vigoare a noului cod.
în acelaşi sens, potrivit art. 10 din lege, ca norm ă de corelare, ori de câte ori printr-un
act norm ativ se prevede învestirea cu form ulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti
sau a altui înscris, acestea vo r fi puse în executare, de la data intrării în vigoare a noului
Cod de procedură civila, fără a fi necesară învestirea cu form ulă executorie. Ca atare, un
bilet la ordin, chiar dacă este em is anterior intrării în vigoare a noului cod, nu va m ai tre
"■ tbidem .
U) D eşi art. 4 d in Le ge a nr. 7 6 /2 0 1 2 p re ve d e că .D isp o ziţiile art. 6 1 4 din C o d u l d e p ro ce d u ră civilă se aplică
num ai exe cu tă rilo r silite în ce p u te d u p ă intrarea ?n v igo are a C o d u lu i d e pro cedu ră civilă", n u m ă ru l co re c t al
articolu lui este 6 2 3 , a cesta fiin d co resp o n d e n tu l. în u rm a re p u b lică m co d u lu i ş i a re n u m e ro târii articolelo r
a ce stu ia, fo stu lu i art. 6 1 4 , Or, Legea nr. 7 6 / 2 0 1 2 a fo s t p u b lica tă a n te rio r re p u b lică rii co d u lu i, astfel în c â t a avut
In ve d e re num ărul a rtico lu lu i din ve rsiu n e a iniţială, a n te rio a ră repub licării.
Ob u a Na r c is a Th co h a m / M a r iu s e f t im ie 69
A rt. 24 Î I T I U I P R E L IM IN A R . D O M E N I U L D C R E G L E M E N T A R E $1 P R IN C IP IIL E F U N D A M E N T A L E
bui învestit cu fo rm u li executorie dacă cererea de executare silită este form ulată ulterior
acestei date.
2.3. A lte d isp o ziţii de p u n e re în a p lica re a n o u lu i C o d de p ro ced u ră civ ila p rin ra p o r
ta re ta p re v e d e ri cu p rin se în le g i sp ecia le. Potrivit art. 1 din Legea nr. 76/2012, această
lege cuprind e dispoziţiile pentru punerea în aplicare a Codului de procedura civilă, având
ca principal obiect punerea de aco rd a leg isla ţiei p rocesu a l civile existente cu prevederile
acestuia, precum şi soluţio narea conflictului de legi rezultând din intrarea în vigoare a
codului. Prin urm are, Legea nr. 76/2012 cuprinde, ca o b iect principal, norm e tranzitorii,
pe de-o parte (Capitolul I), şi norm e de punere în aplicare (d e corelare), pe d e cealaltă
parte (Capitolul II).
în conform itate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 76/2012, dacă prin această lege nu
se prevede altfel, ori de câte ori prinţ r-o lege specială se prevede că hotărârea judecăto
rească de prim ă instanţă este „definitiva", de la data intrării în vigoare a Codului de pro
cedură civilă, aceasta va fi supusă num ai apelului la instanţa ierarhic superioară.
D ispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul în care printr-o lege sp ecia la se prevede că
hotărârea judecătorească d e prim ă instanţă este „supusă recursului" sau că „poate fi
atacată cu recurs" ori, după caz, legea specială foloseşte o altă expresie sim ilară, fiind ca
atare supusă apelului.
S e im pune sublinierea faptului că cele două dispoziţii m enţionate anterior nu repre
zintă norm e tranzitorii, care să reglem enteze o problem ă d e drept tem poral, ci au ca
scop punerea de acord a legislaţiei speciale, edictate su b im periul vechiului cod cu nor
m ele noului Cod de procedură civilă tn m ateria căilor de atac111. Ca atare, exem plificând,
hotărârile pronunţate în cadrul plângeri lor contravenţionale sau contestaţiilor form ulate
în tem eiul Legii nr. 10/2001, introduse anterior intrării în vigoare a noului Cod de proce
dură civilă, vo r fi susceptibile de calea de atac a recursului, iar nu de cea a apelului.
Prevederile specificate în precedent nu se aplică în m aterie de contencios adm inis
trativ şi fiscal, inclusiv în m ateria azilului (art. 7 alin. (3) din lege].
Ca norm ă de corelare, potrivit art. 8 din lege, de la data intrării în vigoare a Codului de
procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor norm ative ia hotărârea judecătorească
„definitivă şi irevocabilă" sau, după caz, „irevocabilă" se vo r în ţelege ca fiind făcute la
hotă râ rea j ude căto re a s că „ d eft n ftivă"
Potrivit art. 6 din Legea nr. 76/2012, term enele proced urale prevăzute de legile sp e
ciale, aflate în curs la data intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă, răm ân
supuse legii în vigoare la data la care au începu t să curgă.
De asem enea, potrivit art. 11 din Legea nr. 76/2012, dacă legea sp ecială prevede
obligarea debitorului la plata de daune com in ato rii ori, după caz, a unei a m en zi civile
pentru nerespectarea unei obligaţii de a face sau de a nu face care nu poate fi în d e p li
nită prin altă persoană decât debitorul, de la intrarea în vigoare a noului Cod de proce-
Zid o ru , T C . S rltiu , op. cit. A stfel, p o trivit a u to rilo r citaţi, „co m p a tib i liza rea le g ilo r sp e ciale c u d ispoziţiile
n o u lu i C o d d e p ro ce d u ră civilă este n e c e s a r i d o a r în m ăsura tn ca re a ce sta din u rm ă este a p licab il. C a urm are,
fo rm a m odificată a n o rm e lo r cu p rin se în legi sp e ciale e ste a p licab ilă d o a r în privinţa p ro ce se lo r în ce p u te după
in trare a în vigo are a n o u lu i cod. sin g u re le că ro ra a cesta li se aplică. D e vre m e c e in privinţa p ro c e se lo r în ce p u te
a n te rio r d ate i d e 15 fe b ru a rie 2 0 1 3 , legea v e ch e ră m â n e sin gu ra a p licab ilă, se im p u n e în m o d logic ş i necesar
co n clu zia că în privinţa a c e s to r p ro ce se , n o rm e le cu p rin se în legi sp e cia le se a p lică în co n tin u a re în fo rm a în
vigo are pănă la data intrării în v ig o a re a noului cod. d a că Legea nr. 7 6 / 2 0 1 2 nu p re ve d e în m o d exp res altă
so lu ţie . Or, este a d e v ăra t că art. 7 alin. (1 ) fo lo se şte sin tagm a « d e la d a ta in tră rii in vig o o re a C o d u lu i âe
p ro ce d u ra civ ilă » în s ă a cea sta , d o a r p e n tru a m a rca m o m e n tu l d e la ca re no rm e le sp e cia le v o r fi m o d ificate. în
se n su l arătat în cu p rin su l art. 7 alin. (1 ) şi (2), tar n u p e n tru a d eroga d e la disp o ziţiile art. 3 din lege*.
70 D f U A N A F K IS A T H g O H A ftl / M A R t V S S F T IM IS
T lT U IL P R ELIM IN A R . D O W t N IU l D E REG LEM EN TA R E $1 PR IN C IP IILE FU N D A M EN TA LE A rt. 25
d u r i civilă, se vo r putea aplica penalităţi în condiţiile p re vi2 u te la art. 905 NCPC (ipoteza
vi 2d t l este cea în care executarea silită este dem arată ulterior intrării în v ig o a re a noului
cod, art. 11 din Legea nr. 76/2012 fiind o norm ă de corelare).
C O M E N T A R IU
1. Legea ap licab ilă p ro ceselo r în curs. Alineatul (1) al articolului în discuţie, potrivit
căruia procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute su b legea veche
răm ân supuse acelei legi, consacră o soluţie distinctă în raport de art. 725 alin. (1) CPC
1865, potrivit căruia dispoziţiile legii noi de procedură se aplicau, din m om entul intrării ei
în vigoare, şi proceselor în curs de judecată începute sub legea veche, precum şi executării
silite începute su b acea lege, dispoziţii ce reglem entau principiul aplicării im ediate o legii
procesuale civile noi.
Astfel, în prezent, regula este aceea c l dacă data înregistrării cererii de chem are în
judecată se situează anterior datei intrării în vigoare a legii noi, aceasta nu se va aplica
judecării cauzei respective, fiind incidenţă legeo în vigoare de fa m om en tu l începerii p ro *
cesului.
Sim ilar, dacă cererea d e executare silită a fo st form ulată anterior datei intrării în
vigo are a legii procesuale civile noi, aceasta nu se aplică, ci legeo în vigoare la data d em a
ră rii executării silite, şi anum e legea în vigo are la data înregistrării cererii d e executare.
2. Legea ap licab ilă în ipoteza schim bării com peten ţei in stan ţelo r legal învestite.
Procesele în curs de judecată la data schim bării competente/ instanţelor legal învestite
v o r continua să fie ju d ecate de acele instanţe, potrivit legii sub care au începu t, acest
articol constituind o preluare a art. 725 alin. (2) teza I CPC 1365 (cu adăugarea m enţiunii
că vo r fi ju d ecate conform legii sub care au începu t, spre deosebire de vechiul cod în care
norm ele de procedură erau de im ediată aplicare). Spre exem plu, dacă soluţionarea unei
cereri de chem are în judecată era la data introducerii acesteia de com petenţa în primă
instanţă a ju decăto riei, iar, în cursul procesului, intervine o m odificare legislativă ce pre
ved e com petenţa de soluţionare în prim ă instanţă a respectivei cereri în favoarea tri
bunalului, judecătoria nu-şi va declina com petenţa, ci va continua să soluţioneze cauza.
Spre deosebire însă d e codul precedent [art. 725 alin. (2) teza a ll-a CPC 1865], noua
reglem entare prevede că în caz d e trim itere sp re rejudecare, dispoziţiile legale privitoare
la com petenţă, în vigo are la data când a începu t procesul, răm ân aplicabile, iar nu d is
poziţiile legii noi.
Spre exem plu, daca ia data înregistrării cererii de chem are în judecată, legea în vigoare
instituia com petenţa de soluţionare în prim ă instanţă în favoarea judecătoriei, iar, pe
parcursul judecării căii de atac declarate îm potriva hotărârii pronunţate de judecătorie,
O euA N a r c i s a T h s o h a m / M a f m j s e f t i m h 71
A rt. 26 T rrw i p r e l im in a r . Do m e n iu l d e «eg lem e n t a r e ş i p r in c ip h ie f u n d a m e n t a l e
A rt. L egea ap lica b ilă m ijlo a celo r de p robă. (1) Condiţiile de admisibili*
tate şi puterea doveditoare a probelor preconstituite şi a prezum ţiilor legale sunt
guvernate de legea în vigoare la data producerii faptelor juridice care fac obiectul
probaţiunii.
(2) Adm inistrarea probelor se face potrivit legii în vigoare la data adm inistră
rii lor.
C O M E N T A R IU
1. Legea ap licab ilă m ijlo acelo r de probă în privinţa co n d iţiilo r d e ad m isib ilitate
şi puterii do ved ito are. Condiţiile de adm isibilitate şi puterea doveditoare a probelor
preconstituite şi a prezum ţiilor legale sunt guvernate de legea în vigoare fa data
p rod u cerii fa p te lo r ju rid ice care fac obiectul probaţiunii, iar nu de legea în vigoare la
data form ulării sau a încuviinţării cererii de probatorii ori la m om entul reţinerii lor în
ansam blul m aterialului probator la pronunţarea soluţiei.
Este de su blin iat faptul că alin. (1) al articolului în discuţie vizează exclusiv adm isibili
tatea şi puterea doveditoare, Ia r nu adm inistrarea probelor, pe de-o parte, iar, pe de altă
parte, priveşte exclusiv probeie preconstituite (spre exem plu, înscrisuri, probe m ateriale
etc.) şi prezum ţiile fegale, îar n u $i probele nepreconstituite {de pildă, m artori, expertiză
etc.) sau prezum ţiile sim ple. Spre exem plu, dacă la data încheierii unui act ju rid ic, proba
acestuia nu putea fi efectuată cu m artori, iar ulterior, în cursul procesului, a r interveni o
lege ce ar perm ite o atare probă, instanţa va respinge ca inadm isibilă cererea de încuvi
inţare a probei testim oniale în dovedirea acestui aspect, aplicând legea în vigo are la data
actului care face obiectul probaţiunii.
2. Legea ap licab ilă ad m in istrării m ijlo acelo r de probă. A dm inistrarea p ro b e lo r se va
face potrivit le g ii în vigoare la dota adm inistrării lo r, soluţia legislativă, consacrată şi în
practica judiciară anterioară, având ia bază două argum ente: regulile noi de procedură
vizează, în general, o m ai bună adm inistrare a probelor şi introducerea în acest scop în
legislaţie a unor norm e sim plificate şi m ai eficiente; adm inistrarea probelor conform legii
în vigo are la data adm inistrării lor nu este de natură sâ aducă atingere în vreun fel rapor
tu rilo r ju rid ice deja stabilite111.
în acest caz, noul Cod de procedură civila dero g ă d e la regula instituită în art. 24
NCPC, potrivit căreia dispoziţiile legii noi de procedură se aplică num ai proceselor înce
pute după intrarea acesteia în vigoare. Spre exem plu, dacă legea nouă ar m odifica ju ră
m ântul m artorului, aceasta se va aplica la m om entul adm inistrării probei testim oniale,
m artorul urm ând a rosti noul jurăm ânt, iar nu cel avu t în vedere de legea anterioară.
72 D f U A N A F K IS A T H S O H A R t / M A R t V S S F T IM ie
T t w l p r e lim in a r . D o m e n iu l d e r e g le m e n t a r e 51 p r i n c i p i i l e f u n d a m e n t a le A rt. 27-28
în ceea ce priveşte însă noul Cod de procedură civilă, pentru determ inarea incidenţei
acestuia se vo r avea în ved ere dispoziţiile art. 3 alin. (1) din Legea n r 76/2012, potrivit
căruia procesele începute sub im periul C odului de procedură din 2865 răm ân supuse
acestuia. în consecinţă, adm inistrarea probelor în cadrul unui proces începu t anterior
întrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă se va face potrivit Codului d e procedură
civilă din 1865, Legea nr. 76/2012 neintroducând vreo derogare su b aspectul analizat.
C O M E N T A R IU
în reglem entarea anterioară, art. 725 alin. (3) CPC 1865 prevedea faptul că hotărârile
pronunţate în ain te de intrarea în vigoare a legii noi răm ân supuse căilor d e atac şi term e
nelor prevăzute d e legea sub care au fost pronunţate.
Este de rem arcat că noul Cod de procedură civilă a procedat la schim barea textului
m enţionat în precedent, hotărârile fiind supuse, sub aspectul căilor de atac, m otivelor
şi term enelor, le g ii în vigoare Io dato Io core o început p rocesu l (având relevanţă data
înregistrării la instanţă a cererii de chem are în ju decată), ia r nu legii în vigo are la data
pronunţării sale.
Spre exem plu, ch iar dacă la data pronunţării unei hotărâri judecătoreşti, calea de
atac a r fi apelul, potrivit legii In vigoare la acea dată, hotărârea va fi supusă recursului,
drept cale de atac stabilită pentru respectiva hotărâre potrivit legii în vigoare la data
înregistrării cererii d e chem are în judecată, aceasta fiind legea incidenţă.
C O M E N T A R IU
t. U f , N o u l C o d d e p ro ce d u ră civilă, vo i. I, 2 01 1, p. 41.
D s lia N a r c is a t h s o h a r i / m a r i u s E f t im is 73
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
C A R T E A I. D I S P O Z I Ţ I I G E N E R A L E
T it lu l I. A c ţ iu n e a c iv ilă
A rt. 2 9 . N o ţiu n e. Acţiunea civila este ansam blul m ijloacelor procesuale pre
văzu te de lege pentru protecţia dreptului subiectiv pretins de către una dintre
părţi sau a unei alte situaţii juridice, precum şi pentru asigurarea apărării părţilor
în proces.
C O M E N T A R IU
1. N oţiun ea acţiu n ii civile . Spre deosebire d e reglem entarea anterioară, noul Cod de
procedură civilă defineşte acţiunea civilă, trăsăturile sale caracteristice vizând urm ătoa
rele aspecte:
a) acţiunea civilă cuprinde totalitatea m ijloacelor procesuale pe care legea le pune la
dispoziţia părţilor litigante, indiferent de poziţia acestora în cadrul procesului civil (recla
m ant, pârât, terţ in te rv e n ie n te tc);
b) m ijloacele procesuale sunt form e d e m anifestare a acţiunii civile, prevăzute în
m od expres de lege, ce se divid în două categorii, şi anum e cereri în ju stiţie şî apărări.
Cu titlu generic, cererile în ju stiţie sunt reglem entate de art. 3 0 N CPC şi vizează cere
rile principafe, accesorii, adiţionale şi incidentale, iar apărările sunt prevăzute de art. B l
N CPC şi includ apărările de fond (spre exem plu, invocarea de către pârât prin întâm pi
nare a stingerii obligaţiei de plată a sum ei solicitate prin cererea de chem are in judecată
prin faptul operării com pensaţiei legale totale an terio r introducerii acţiunii) şi apărările
procedurale (excepţii procesuale sau alte incidente p ro c e d u ra le -su sp e n d a re , recuzare,
străm utare etc.);
c) obiectul acţiunii civile îl constituie protecţia pe cale judiciară a dreptu rilor subiec-
tive civile (drepturi reale, drepturi d e creanţă, drepturi de proprietate intelectuală etc.)
şi a unor interese legitim e (situaţii ju rid ice pentru a căror realizare calea ju decăţii este
obligatorie, spre exem plu, divorţul din culpa soţilor), precum şi asigurarea apărării păr
ţilo r în proces;
d) acţiunea civilă are caracter unitar, indiferent de dreptul sau interesul ce se valori-
fi că prin interm ediul acesteia, cuprinzând aceleaşi m ijloace procesuale, dar dobândind,
la m om entul exercitării, caracteristicile sau natura dreptului ori interesului care consti
tu ie obiectul său (spre exem plu, dacă dreptul ce se valorifică prin interm ediul acţiunii
este un drept real sau de creanţă, acţiunea va fi una reală sau, respectiv, personală).
2. C o re laţia d in tre a cţiu n ea civilă, cererea d e ch em are în ju d ecată, d re p tu l su b iec
tiv civil şi d re p tu l la acţiu n e. Acţiunea civilă nu se confundă cu cererea de chem are în
judecată, aceasta din urmă constituind num ai una dintre form ele concrete de m anifes
tare a acţiunii civile, sfera m ijloacelor procesuale fiind m ult mai largă.
De asem enea, acţiunea civilă nu se suprapune însuşi dreptului subiectiv civil valorifi
cat prin interm ediul său, ci constituie un m ijloc legal prin care acesta este apărat, acţiu
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 75
A rt. 29 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
nea c iv ili putând proteja, de asem enea, şi anum ite situaţii ju rid ice pentru a căror reali
zare calea ju stiţiei este obligatorie.
Totodată, acţiunea civilă şi dreptul la acţiune su n t două noţiuni distincte, cea de-a
doua constituind prerogativa de a pune în m işcare m ijloacele procesuale care alcătuiesc
acţiunea civilă.
3. Elem entele acţiu n ii civile . Elem entele acţiunii civile sunt reprezentate de părţi,
o b iect şi cauza, acestea fiind caracteristice nu num ai acţiunii civile înseşi, ci oricărei
form e procesuale ce intră în conţinutul său.
Spre exem plu, cererea d e chem are în judecată poate fi form ulată de către creditor
îm potriva debitorului, poate avea ca o b iect protecţia dreptului d e creanţă reflectată în
pretenţia vizând plata unei sum e de bani, iar cauza poate fi reprezentată de angajarea
răspunderii civile contractuale a debitorului pentru executarea necorespunzătoare a
o bligaţiilor ce îi incum bau în tem eiul actului ju rid ic încheiat în tre părţi.
Totodată, excepţia procesuală, ca form ă de m anifestare a acţiunii civile {apărare pro-
cedurală), se invocă între anum ite părţi (putând privi num ai unele dintre părţile litigante,
iar nu în m od necesar totalitatea acestora), are un anum it obiect putând consta în sus
ţinerea încălcării unor form e procedurale sau a unor lipsuri ale dreptului la acţiune, iar
cauza sa poate fi reprezentată de întârzierea sau. după caz, îm piedicarea judecării fon
dului dreptului dedus judecăţii.
Părţile a cţiu n ii civile sunt reprezentate de persoanele fizice sau ju rid ice în tre care
există un litigiu cu privire la un drept subiectiv civil sau la o situaţie juridică pentru a
cărei realizare calea ju decăţii este obligatorie şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotă
rârii judecătoreşti ce se pronunţă în cauză {în ipoteza procedurii contencioase) sau de
persoanele care se adresează instanţei judecătoreşti cu o cerere, fără a urm ări stabilirea
unui drept potrivnic faţă de o altă persoană, precum şi, dacă este cazul, de persoanele
chem ate ?n proces pentru soluţionarea cererii respective (în ipoteza procedurii necon-
tencioase).
O biectul a cţiu n ii civile vizează protecţia unui drept subiectiv sau a unei situaţii ju ri
dice pentru a cărei realizare calea justiţiei este obligatorie şi se concretizează în raport
de form a de m anifestare a acesteia (cu titlu exem plificativ, obiectul cererii d e chem are
tn judecată poate consta în plata unei sum e de bani, anularea unui act ju rid ic, revendi
carea unui bun im obil, partajarea unor bunuri com une). Tot în cadrul obiectului acţiunii
civile se include şi asigurarea apărării părţilor în proces, prin interm ediul apărărilor de
fond sau procedurale.
Cauza a cţiu n ii civile reprezintă scopul avut în vedere de parte la m om entul reclam ării
dreptului sau a interesului legitim dedus ju decăţii ori, după caz, cel vizat prin interm ediul
apărării exercitate de parte îm potriva pretenţiilor form ulate îm potriva sa (spre exem
plu, cererea de chem are în judecată având ca obiect plata unei sum e de bani poate avea
drept cauză juridică atragerea răspunderii civile delictuale a pârâtului, invocarea excep
ţiei lipsei calităţii procesuale pasive are drept cauză îm piedicarea judecării fondului drep
tului reclam at prin cererea introductivă).
Elem entele acţiunii civile prezintă im portanţă juridică sub aspectul existenţei autori
tăţii de lucru judecat, a litispendenţei sau a conexităţii.
Astfel, nu există autoritate d e lucru judecat în ipoteza a două litigii privind aceleaşi
părţi şi având acelaşi o b iect reprezentat d e revendicarea unui bun im obil, dacă în prim ul
proces reclam antul a invocat nulitatea titlului d e proprietate exhibat d e pârât, iar în al
doilea proces a solicitat instanţei să acorde preferinţă titlului său, prin procedeul corn-
76 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 30
parării titlu rilo r de proprietate ale părţilor, plecând de la prem isa că titlul pârâtului e$te
valabil, întrucât nu există identitate d e cauză juridică între cele două acţiuni civile.
De asem enea, nu există litlspendenţă în cazul în care două litigii privesc aceleaşi părţi
şi au acelaşi obiect reprezentat de obligarea pârâtului la plata unei sum e de bani deter
m inate către reclam ant, însă tem eiul ju rid ic al prim ului îi constituie răspunderea civilă
delictuală, în tim p ce tem eiul ju rid ic al celui de-al doilea este reprezentat de răspunde
rea civilă contractuală, întrucât cauza celor două acţiuni este distinctă, nefiind ca atare
întrunită condiţia cerută pentru existenţa litispendenţei, şi anum e identitatea d e acţiune
civilă.
Conexitatea, spre deosebire d e litispendenţă, nu im plică condiţia triplei identităţi
între elem entele acţiunii civile, ci existenţa unei strânse legături între obiectul şi cauza
litigiilor, d e natură a necesita soluţionarea acestora îm preună, pentru asigurarea unei
m ai bune ju decăţi şi pentru prevenirea pronunţării unor soluţii contradictorii. Ca atare,
instanţa va aprecia în concret asupra oportunităţii conexării a două sau mai m ultor
pricini, prin analizarea elem entelor acţiunilor civile ce fac obiectul acestora, statuând
asupra existenţei sau nu a strânsei relaţii dintre cauză şi obiect. Se pot conexa două cauze
având identitate de părţi şi de obiect, d a r care au un fundam ent ju rid ic distinct (spre
exem plu, contestaţii la executare prom ovate între aceleaşi persoane, îm potriva aceluiaşi
act îndeplinit d e executorul judecătoresc, în cadrul cărora au fo st însă invocate motive
de nelegalitate diferite).
A r i , !>0. C ereri în ju stiţie . (1) O ricine are o pretenţie îm potriva unei alte
persoane ori urm ăreşte soluţionarea în ju stiţie a unei situaţii ju rid ice are dreptul
să facă o cerere înaintea instanţei com petente.
(2) Cererile in ju stiţie sunt principale, accesorii, adiţionale şi incidentale.
(3) C ererea principală este cererea introductivă de instanţă. Ea poate cuprinde
atât capete de cerere principale, câ t şi capete de cerere accesorii.
(4) C ererile accesorii su n t acele cereri a căror soluţionare depinde de soluţia
dată unui capăt de cerere principal.
(5) C onstituie ccrere adiţională acea cerere prin care o parte m odifică preten
ţiile sale anterioare.
(6) C ererile incidentale sunt cele form ulate în cadrul unui proces aflat în curs
de desfăşurare.
C O M E N T A R IU
1. D efiniţia şi fu n cţiile cererii in ju s tiţie . Unul dintre m ijloacele procesuale prin care
se exercit! acţiunea civilă îl constituie cererea în justiţie, prin interm ediul căreia per
soana fizică sau ju rid ică solicită concursul instanţei în vederea ocrotirii dreptu rilor şi inte
reselor sale legitim e.
Cele două funcţii îndeplinite de cerere su n t reprezentate de transform area acţiunii
civile din noţiune abstractă în proces şi de sesizarea organului de ju risd icţie cu soluţiona
rea pretenţiei deduse ju d e că ţii11'.
Condiţiile generale de form ă ale cererilor adresate instanţelor judecătoreşti sunt pre
văzute în dispoziţiile art. 148-152 NCPC, în tim p ce art. 30 N CPC defineşte num ai cererile
în justiţie, prin prism a clasificării lor după calea procedurală aleasă de parte.
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 77
A rt. 30 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
78 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 30
rare a c l soluţia dintr-o cauză este in flu e n ţa ţi de soluţia dată într-un alt proces nu este de
natură s i c o n d u ci la concluzia c a lific irii cererii secundare, form ulate pe cale separată,
drept cerere accesorie10.
Spre exem plu, cererea de chem are în judecată având ca obiect constatarea dobân
dirii dreptului d e proprietate prin efectul uzucap?unii de lungă durată în reglem enta
rea C odului civil din 1864 nu este accesorie cererii a v ln d ca o b iect constatarea vacanţei
succesorale de pe urm a titularului dreptului de proprietate asupra im obilului vizat prin
acţiunea de uzucapiune, dacă aceasta face obiectul unui proces distinct, ch iar dacă solu
ţionarea prim ei cereri depinde de m odul de rezolvare a celei de-a doua su b aspectul
stabilirii cadrului procesual pasiv. Dependenţa existentă între aceste două cereri justifică
dispunerea m ăsurii suspendării judecăţii, în tem eiul art. 413 alin. (1) pct. 1 N CPC (când
dezlegarea cauzei depinde, în to t sau în parte, de existenţa sau inexistenţa unui drept
care face obiectul unei alte ju d e c iţi), iar nu aplicarea regulilor care decurg din calificarea
cererilor în principale şi accesorii (prorogare d e com petenţă, cale de a tac etc.}.
De asem enea, caracterul accesoriu sau principal al unei cereri depinde de calea pro
cedurală aleasă, iar nu de caracterul principal ori accesoriu al dreptului dedus ju d e c iţ i^ 1.
Pentru stabilirea capătului de cerere principal, instanţa nu trebuie să analizeze cere
rile în ordinea form ulării lor d e c it r e reclam ant, ci în funcţie de interdependenţa lor*31.
Astfel, dacă reclam antul a solicitat m ai întâi rectificarea înscrierii de carte funciară, iar
apoi, în cuprinsul aceluiaşi act de procedură, declararea nulităţii actului ju rid ic ce a stat
la baza în scrierii dreptului în cartea fu n c ia ri, instanţa nu este ţinută la stabilirea caracte
rului principal sau accesoriu al capetelor de cerere de ordinea fixată d e reclam ant, ci de
aspectul că m odul de rezolvare al celui de-al doilea capăt im prim ă soluţia ce se va pro
nunţa asupra prim ului capăt de cerere.
2.3. C ererea adiţionată. Ca definiţie, cererea adiţională este cererea prin care o parte
m odifică pretenţiile saie anterioare.
O astfel de cerere poate fi form ulată d e către reclam ant (tn privinţa cererii principale
sau a cererii de intervenţie prom ovate d e acesta}, pârât (în privinţa cererii reconven-
ţio n ale sau a cererii d e intervenţie form ulate d e acesta) sau te rţ intervenient (în privinţa
cererii d e intervenţie introduse de el).
Cererea adiţională are ca prem isă existenţa unei cereri anterioare (principale. acce-
sorii sau incidentale), ale cărei elem ente (părţi, obiect sau cauză) sunt m odificate în
cursul procesului de către partea care a iniţiat-o.
în reglem entarea anterioară, în aplicarea art. 132 alin. (1) şi (2) C P C 1865, ju rispru
denţa făcea distincţie în tre noţiunile de cerere m odificatoare (ce includea şi cererea
com pletatoare) şi cerere precizatoare, aceasta din urm a vizând exclusiv îndreptarea gre-
şeii lor m ateriale, m ărirea sau m icşorarea câtim ii obiectului cererii, pretinde rea contra
valo rii obiectului pierdut sau pierit ori înlocuirea cererii în constatare cu o cerere în rea-
liza re sau invers.
în prezent, noul cod prevede în art. 204 o reglem entare sim ilară, denum irea m argi
nală a articolului fiind „m odificarea cererii de chem are tn judecată".
O s l ia N a r c is a t h s o h a r i 79
A rt. 30 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
1,1 P e n tru calificare a ce re rii d e su sp e n d a re a exe cu tării silite fo rm u la te îrt cad ru l co n testa ţie i la e xe cu ta re din
p u n ctu l d e v e d e re dl că ii p ro ced u rale a le se d e p a rte p e n tru va lo rificarea d re p tu lu i să u , a s e ved ea 8 . O işte a ,
f . O p rin a , N otă la d e cizia n r 3 1 0 7 /2 0 1 1 , pro n u n ţată d e în a lta C u rte d e C a saţie şi Ju stiţie , S e cţia a ll-a civilă,
în Ft.R.E.S, nr. 3 /2 0 1 2 , p 2 4 7 -2 4 8 . în e sen ţă, a u to rii m e n ţio n a ţi a u re ţin u t c ă , deşi fa p rim a ve d e re „ce rerea
d e su sp e n d a re a exe cu tării silite a r avea ca racte r a cce so riu faţă d e co n te sta ţia la e xe cu ta re sa u altă cerere
cu privire la e xe cu ta re a silită în c a d ru l c ă re ia s e fo rm u lează, dat fiind faptul că so lu ţio n area sa d e p in d e de
existenţa u n e i a lte acţiuni, în realitate aceasta s e d e o se b e şte d e ce re rile acceso rii, în tru câ t so lu ţia c e urm ează
a se p ro n u n ţa asu p ra ce re rii d e su sp e n d a re a executăm silite n u este in fluenţată d e so lu ţia c e urm ează a se
p ro n u n ţa asu p ra ce re rii p rin cip ale , ca re , su b a ce st a sp e ct, îi este indiferentă Ş i a ce a sta , în tru cât, p e d e o parte,
su b a sp e ct te m p o ral, ce re re a d e su sp e n d a re a exe cu tării silite se so lu ţio n e ază în ainte d e ce re re a p rin cip ală,
iar, p e d e altă parte, este influenţată d e existenţa în să şi a ce re rii p rin cip ale , ca re s e co n stitu ie , astfel, în m od
p ra ctic, în tr-o co n d iţie d o a r d e ad m isib ilitate s ce re rii d e su sp e n d a re , şi n icid e cu m o co n d iţie d e a p re cie re a
te m e in icie i acesteia'’. C u referire la a cţiu n e a in cid e n tală, au torii citaţi a u a p re ciat câ „ce rerea d e su sp en d are
a exe cu tării silite a re un a se m e n e a caracter, d e şi, su b a ce st a sp e ct, s-a r p u te a su sţin e c ă , p e n tru o a se m e n e a
ca lifica re , a r tre b u i accep tată teza că ce re re a in cid e n ta lă a r p u te a fi fo rm u la tă ş i p e c a le se p arată, c a şi cerere
p rin cip ală , a cesta fiin d e le m en tu l co m u n a l d e fin iţiilo r d o ctrin a re d a te ce re rii incidentale". C u to a te acestea,
autorii au p ro ce d a t în m o d te m e in ic la .ca lifica re a ce re rii d e su sp e n d a re a exe cu tării silite ca o ce re re exclu siv
in cid e n tală, cu ca ra c te r a tip ic, care nu se p o a te fo rm u la ş l se p ara t, p e ca le p rin cip ală , n e fiin d su scep tib ilă în
e se n ţa sa d e a a vea o existenţă d e sin e stă tă to a re ”. Prin urm are, s-a co n sid e ra t în m o d a rgu m e n ta t că, „faţă de
îm p ă rţire a cla sică a a cţiu n ilo r civ ile în raport d e ca le a p ro ced u rală a le a să d e parte p e n tru va lo rificarea d re p
tu lui e i, ce re re a d e su sp e n d a re a exe cu tării silite n u p o a te fi califica tă d re p t ce re re a cce so rie , în tru câ t aceasta
nu e ste influenţată d e so lu ţia d in ce re re a p rin cip ală, ci d e existenţa în să şi a unei ce re ri p rin cip ale , ca o cond iţie
d e adm isib ilitate, astfel în c â t aceasta urm ează a fi calificată ca re p re ze n tâ n d o ce re re exclu siv incidentală,
ca re s e fo rm u le a ză în tr-u n p ro ce s deja în ce p u t, fără a p u te a a vea o existenţă d e sin e stătătoare, ca ş i cerere
principală".
80 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 30
principale). în m ăsura în care cererea este form ulată pe cale separată sau dacă se dis
pune disjungerea cererii incidentale din procesul iniţial, constituindu-se un dosar dis
tinct, aceasta nu va avea caracter incidental ori, după caz, şi-l va pierde, reprezentând
sau devenind cerere p rin cip a li.
Prin excepţie, există posibilitatea ca judecata unei cereri cu caracter incidental, for
m ulată în cadrul unui proces în curs de desfăşurare, să nu poată fi disjunsă de judecata
cererii principale, ipoteza redată în tlln in d u -se cu precădere în privinţa cererilor care nu
reprezintă veritabile cereri de chem are în judecată (spre exem plu, cererea de intervenţie
accesorie, arătarea titularului dreptului etc.).
în privinţa introducerii forţate în cau 2ă. din oficiu, a altor persoane, în condiţiile
art. 73 alin. (1) NCPC, chem area în judecată a terţului va fi dispusă prin încheiere, ce ?i
va fi com unicată în copie îm p reun ă cu cererea de chem are în judecată, întâm pinarea şi
înscrisurile anexate acestora. Apreciem că încheierea de introducere în cauză a terţului
nu reprezintă în sine o cerere de chem are în judecată şi, ca atare, nu poate fi considerată
cerere incidentală.
3. Im portanţa ju rid ică a clasificării în d iscu ţie, interesul clasificării cererilor în justiţie
în cereri principale, accesorii, incidentale şi adiţionale, în funcţie de calea procedurală
aleasă d e parte, re 2idă în urm ătoarele aspecte:
3.1. P ro ro g a re a le g a lă a com petenţei. Potrivit art. 123 alin. (1) NCPC, cererile acce
sorii, adiţionale, precum şi cele incidentale se judecă de instanţa com petentă pen
tru cererea principală, ch iar dacă ar fi d e com petenţa m aterială sau teritorială a altei
instanţe judecătoreşti, cu excepţia cererilor prevăzute la art. 120 N CPC (cereri în m ateria
insolvenţei sau concordatului preventiv, care sunt d e com petenţa exclusivă a tribunalului
în a cărui circum scripţie îşi are sediul debitorul).
De asem enea, conform art. 123 alin. (2) NCPC, regulile m enţionate anterior se aplică
şi atunci când com petenţa de soluţionare a cererii principale este stabilita de lege în
favoarea unei secţii specializate sau a unui com plet specializat.
Cu titlu exem plificativ, în ipoteza în care cererea principală are ca o b iect revendicarea
unui bun im obil cu o valoare de până la 200.000 lei (cerere care atrage com petenţa
m aterială d e soluţiona re în prim ă instanţă a ju decătoriei şi com petenţa teritorială exclusivă
a instanţei în a cărei circum scripţie este situat im obilul). Iar cererea reconvenţîonală are
ca o b iect plata contravalorii îm b unătăţirilo r necesare şi utile aduse de pârâtul-reclam ant
im obilului în cuantum de 300.000 lei (cerere care, dacă a r fi introdusă pe cale principală,
într-un litigiu separat, a r atrage com petenţa m aterială de soluţionare în prim ă instanţă
a tribunalului şi com petenţa teritorială d e drept com un a instanţei d e ia dom iciliul
reclam antului-pârât), com petenţa de soluţionare a am belor cereri în prim ă instanţă va
reveni judecătoriei în a cărei circum scripţie este situat im obilul, prin aplicarea art. 123
alin. (1) NCPC, operand o prorogare a com petenţei acestei instanţe şi în privinţa cererii
incidentale.
De asem enea, în ipoteza în care cererea principală are ca o b iect anularea titlului
de proprietate em is în tem eiul Legii nr. 18/1991, republicată, fiind form ulată de către
reclam antul posesor al im obilului asupra căruia s-a reconstituit dreptul de proprietate în
favoarea pârâtului (cerere de com petenţa com pletului specializat în soluţionarea proce
selor funciare), precum şi constatarea dreptului său d e proprietate asupra im obilului, iar
cererea reconvenţională are ca o b iect revendicare im obiliară, com pletul specializat va
soluţiona am bele cereri, nu num ai pe cea principală care ţin e de specializarea sa.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 81
A rt. 30 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Potrivit art. 106 alin. (1) NCPC, instanţa legal în ve stit! potrivit dispoziţiilor referitoare
la com petenţa după valoarea obiectului cererii răm âne com petentă să ju d ece chiar
dacă. ulterior învestirii, intervin m odificări în ceea ce priveşte cuantum ul valorii aceluiaşi
obiect.
Această prevedere este o reproducere fidelă a art. 181 CPC 1865 şi vizează ipoteza în
care instanţa este iniţial sesizată cu soluţionarea unei cereri ce atrage com petenţa sa, Iar
ulterior, pe parcursul procesului, reclam antul form ulează o cerere adiţională, ce deter
mină m odificarea cuantum ului valorii aceluiaşi obiect.
Dată fiind m enţinerea exactă a conţinutului textului în prezenta reglem entare, analiza
doctrinară şi jurisprudenţială a acestui articol este, d e asem enea, de actualitate*11. în
virtutea acestui text de lege, instanţa judecătorească învestită prin cererea de chem are
în judecată îşi prelungeşte com petenţa cu privire la soluţionarea litigiului al cărui
o b iect şi-a m odificat valoarea, Curtea Constituţională apreciind în cuprinsul Deciziei
nr. 83/2007 că o asem enea soluţie legislativă este justificată de necesitatea realizării
unei bune adm inistrări a justiţiei, printr-o judecată a cauzei într-un term en rezonabil,
finalitatea textului legal fiind aceea de a evita declinările de com petenţă im puse de
m ajorarea sau d e m icşorarea cuantum ului obiectului su p u s judecăţii. Prevederile legale
în discuţie stabilesc com petenţa instanţei, învestită potrivit disp oziţiilor referitoare la
com petenţa după valoarea obiectului, de a ju d e ca litigiul chiar dacă, ulterior sesizării
safe, intervin m odificări în ceea ce priveşte valoarea obiectului litigiului. Prin urm are,
norm a procedurală este incidenţă în cazul litigiilor evaluabile în bani doar cu privire la
m odificările survenite pe parcursul desfăşurării procesului şi num ai în situaţia în care
aceste m odificări se referă ia obiectul indicat în actul de învestire, respectiv în cererea de
chem are în judecată. Textul are o valoare d e principiu, deoarece confirm ă regula potrivit
căreia com petenţa se fixează în că din m om entul sesizării instanţei, cererea de chem are
în judecată, ca elem ent al acţiunii civile, individualizând instanţa.
Ca atare. în situaţia în care reclam antul form ulează cerere adiţională în sensul
restrângerii pretenţiilor iniţiale ca urm are a îm prejurării că pârâtul şi-a executat în parte
obligaţia, soluţia declinării nu se im pune, dacă reducerea ar determ ina un cuantum al
obiectului su b plafonul legai de delim itare a com petentei după valoare, executarea par
ţială a o b lip ţ ie i neconstituind o infirm are a evaluării făcute prin cererea de chem are în
judecată.
în schim b, în ipoteza în care reclam antul îşi restrânge sau îşi m ajorează pretenţiile
form ulate, su b sau peste valoarea prevăzută de art. 9 4 pct. 1 lit. j) NCPC, ca urm are a
îndreptării erorii d e calcul săvârşite cu prilejul evaluării pretenţiilor, instanţa îşi va declina
com petenţa.
3.2. D e te rm in a re a com petenţei. Potrivit dispoziţiilor art. 98 alin. (1) NCPC, com
petenţa se determ ină după valoarea obiectului cererii arătată în capătul principal de
cerere. Codul are în vedere capătul principal ai cererii principale, iar nu capătul prin
cipal al cererii incidentale, întrucât trebuie dată eficienţă prevederilor art. 123 alin. (1)
NCPC, potrivit cărora cererile accesorii, adiţionale, precum şi cele incidentale se judecă
de instanţa com petentă pentru cererea principală.
în consecinţă, la determ inarea com petenţei nu se va avea în vedere valoarea cum u
lată a o biectelor capetelor principale şi accesorii din cererea principală şi nici a o biec
32 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l I. A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 30
tu lu i cererii principale în ansam blul său cu cea a obiectului cererii incidentale, ci exclu
siv valoarea obiectului c a p itu lu i de cerere principal, întrucât în privinţa celorlalte cereri
accesorii sau incidentale operează prorogarea le g a li de co m p e te n ţi.
Noul Cod de procedură civilă reglem entează în dispoziţiile art. 99 şi ipoteza existentei
m ai m ultor capete de cerere principale.
Astfel, potrivit alin. (1) al art. 99 NCPC, când reclam antul a sesizat instanţa cu mai
m ulte capete principale de cerere întem eiate pe fapte ori cauze diferite, com petenţa se
stabileşte în raport cu valoarea sau, după caz, cu natura ori obiectul fiecărei pretenţii în
parte. Dacă unul dintre capetele de cerere este de com petenta altei instanţe, instanţa
sesizată va dispune disjungerea şi îşi va declina în mod corespunzător com petenţa.
Prin urm are, în privinţa capetelor de cerere principale form ulate printr-o cerere unică
şi întem eiate pe fapte ori cauze diferite nu operează prorogarea legală de com petenţă,
iar valoarea obiectului litigiului se stabileşte în funcţie de valoarea obiectului fiecărui
capăt de cerere principat, fără a se efectua un cum ul al valorilor, din m om ent ce fiecare
are propria sa individualitate.
Spre exem plu, dacă cererea are ca obiect revendicarea unui bun im obil cu o valoare
de 1 0 0.000 lei, precum şi obligarea pârâtului la plata sum ei de 6 0 .0 0 0 lei, decurgând
din angajarea răspunderii sale contractuale pentru nerestituirea sum ei îm prum utate la
term enul stipulat, com petenţa de soluţionare a cauzei va aparţine judecătoriei. Dacă
însă valoarea obiectului celei de-a doua pretenţii s-ar situa peste plafonul de 200.000
lei im pus de lege pentru delim itarea com petenţei după valoare dintre judecătorie şi tri
bunal, iar reclam antul ar fi sesizat judecătoria cu soluţionarea întregii cereri, aceasta ar
trebui să dispună disjungerea prim ului capăt de cerere (cu form area unui dosar distinct,
răm as în com petenţa de soluţionare a judecătoriei), adm iterea excepţiei de necom pe-
tenţă m aterială în privinţa celui de-al doilea capăt de cerere şi declinarea com petenţei
de soluţionare a acestuia în favoarea tribunalului.
în conform itate cu alin. (2) al art. 99 NCPC, în cazul în care mai m ulte capete princi
pale de cerere întem eiate pe un titlu com un ori având aceeaşi cauză sau ch iar cauze dife
rite, dar aflate în strânsă legătură, au fost deduse ju decăţii printr-o unică cerere de che
m are în judecată, instanţa com petentă să le soluţioneze se determ ină ţinând u-se seam a
de acea pretenţie care atrage com petenţa unei instanţe de grad m al înalt.
în ipoteza capetelor d e cerere principale form ulate printr-o cerere unică şi aflate în
strânsă legătură una cu cealaltă operează prorogarea legală de com petenţă, însă valoa
rea obiectului litigiului nu se determ ină prin cum ularea valo rii obiectului celo r două
capete de cerere principale, ci com petenţa de soluţionare a cauzei în ansam blul său va
fi determ inată de capătul de cerere principal care atrage com petenţa unei instanţe de
grad m ai înalt.
Spre exem plu, dacă cererea de chem are în judecată are ca o b iect evacuarea pârâtu
lui dintr-un im obil pentru m otivul neplăţii chiriei, precum şi o b lip r e a acestuia la plata
către reclam ant a sum ei de 2 1 0 .0 0 0 lei, cu titlu de chirie restantă, instanţa com petentă
să soluţioneze cererea în ansam blul său va fi tribunalul, întrucât cel de-al doilea capăt de
cerere atrage com petenţa unei instanţe de grad m ai înalt decât prim ul capăt de cerere.
3.3. Sta b ilire a co m p le tu lu i d e ju d e c a tă . Potrivit dispoziţiilor art. 9 6 1 alin. (1) din
Regulam entul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, cererile accesorii referi
to are la un d o sa r repartizat aleatoriu se judecă de acelaşi com plet. Prevederile m enţio
nate au în vedere atât cererile accesorii, d a r şi pe cele adiţion ale şi incidentale form ulate
ulterior învestirii instanţei cu soluţionarea cererii principale, care nu vo r fi repartizate
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 83
A rt. 30 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
111 Potrivit art. XVIII a lin . (2 ) din Le ge a nr. 2 /2 0 1 3 privind u n e le m a su ri p e n tru d e gre va re a in sta n ţe lo r judecă*
to reşti, p re cu m şi p e n tru pregătirea p u n e rii în aplicare a Le gii nr. 1 34 /2 0 1 0 p riv in d C o d u l d e p ro ced ură civilă,
„în p ro ce se le p o rn ite în ce p â n d c u data in trării în v igo are a p re ze n tei legi şi până la d a ta d e 3 1 d ecem b rie
201$. nu su n t s u p u s e re cu rsu lu i h o tărârile pro n u n ţate în {...) a lte ce re ri e v a lu a b ile în bani în va lo a re d e până
la 1 .000.000 let inclusiv".
84 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 30
în conform itate cu art. 460 alin. (5) NCPC, în cazurile prevăzute la alin. (2)-(4) din ace
laşi articol, analizate anterior, term enul de apel sau, după caz, de recurs este cel de drept
com un, chiar dacă prin legi speciale se prevede altfel.
în prim ul rând, textul de lege are în vedere term enul general de exercitare a căii de
a ta c a apelului sau recursului, atât sub aspectul duratei sale (30 de zile), cât şi în privinţa
m om entului de la care acesta începe să curgă {de la com unicarea hotărârii).
în al doilea rând, se rem arcă opţiunea legiuitorului de a nu conferi în m od obligatoriu
acelaşi term en de exercitare a căii de atac prevăzute de lege pentru cererea incidentală
cu cel vizând calea d e atac susceptibilă a fi determ inată de cererea principală.
în ca2ul prevăzut de art. 4 6 0 alin. (2) N CPC (cerere principală şi cerere accesorie),
făcându-se aplicarea alin. (5) al aceluiaşi articol, concluzia este aceea potrivit căreia,
chiar dacă hotărârea este supusă în întregul ei căii de atac prevăzute de lege pentru
cererea principală (apel/recurs), fiind reglem entată de norm e speciale în privinţa dura
tei şi/sau a m om entului de la care în cep e să curgă term enul de exercitare a căii de atac,
acesta va avea o durată d e 30 zile şi va curge de la com unicare.
Sim ilar, în ipoteza prevăzută d e art. 460 alin. (3) NCPC (cerere principală şi cerere inci
dentală), term enul de apel va fi cel general, indiferent dacă pentru cererea ce im prim ă
calea de atac aplicabilă hotărârii pronunţate asupra întregii cauze norm e speciale a r fi
stabilit un term en distinct pentru exerciţiul apelului.
De asem enea, în cazul prevăzut de art. 4 6 0 alin. (4) N CPC (spre exem plu, cerere prin
cipală şi cerere incidentală, dintre care soluţia pronunţată num ai asupra uneia dintre
acestea este susceptibilă de exerciţiul căilor de atac), ch iar dacă calea de atac (apel/
recurs) exercitată în cauză ar fi reglem entată d e norm e speciale derogatorii d e la dreptul
com un în privinţa term enului şi/sau a m om entului d e Ia care acesta în cep e să curgă, se
va aplica term enul general de 3 0 d e zile de la com unicarea hotărârii.
3.5. Evidenţierea cererilo r în cu prin sul d isp o zitivu lu i h o tă rârii ju decă to reşti, prin
p rism a clasificării analizate. Toate cererile în ju stiţie trebuie sâ fie soluţionate de către
instanţă, iar m odul de rezolvare a acestora, în m ăsura în care are loc prin aceeaşi hotă-
rare judecătorească, trebuie să se regăsească în dispozitivul său.
în ipoteza în care într-un proces pârâtul form ulează cerere reconvenţională, în dispo
zitivul hotărârii judecătoreşti se va regăsi m odul d e soluţionare a fiecărei cereri form u
late în litigiu, cu reflectarea calificării legale date acestora (adm ite/adm ite în parte/res
pinge cererea principală şi adm ite/adm ite în parte/respinge cererea reconvenţională).
în situaţia în care în proces nu sunt form ulate şi cereri incidentale (cerere reconven-
ţională, cereri de intervenţie a terţilor în litigiu), în dispozitivul hotărârii judecătoreşti
se va proceda la adm iterea/adm iterea în parte/respingerea cererii, fără nicio altă m en
ţiu n e în privinţa caracterului său principal, întrucât aceasta este singura cerere care face
obiectul litigiului.
De regulă, capetele de cerere principale şt accesorii nu se individualizează prin califi
carea legală m enţionată anterior în dispozitivul hotărârii judecătoreşti. Astfel, în ipoteza
în care o cerere principală este alcătuită din unul sau m ai m ulte capete de cerere princi
pale şi unul sau m ai m ulte capete de cerere accesorii, în dispozitiv se va m enţiona num ai
adm iterea/respingerea cererii (avându-se în vedere cererea de chem are în judecată în
întregul său), soluţia fiind urm ată evident de dispoziţiile concrete. în cazul adm iterii în
parte a cererii de chem are în judecată, se va m enţiona capătul de cerere care a fo st res
pins, dar nu neapărat prin calificarea lui drept capăt d e cerere principal sau accesoriu
(spre exem plu, „A dm ite în parte cererea. Obligă pârâtul să lase reclam antului în deplină
D s l ia Na r c is a Th eo h a m 85
A rt. 31 C a r t e a i. D is p o z iţ ii g en er a le
C O M E N T A R IU
1. D e fin iţia apărării. Apărarea constituie un alt m ijloc procesual legal prin care se
exercită acţiunea civilă, aflat la dispoziţia unei părţi din proces, prin care aceasta tinde a
obţine respingerea pretenţiei form ulate îm potriva sa sau întârzierea soluţionării o biec
tului litigiului.
Aceste m ijloace procesuale se divid în apărări de fond şi apărări procedurale.
2. A p ă ră rile d e fon d . Ca definiţie, apărarea de fond reprezintă un m ijloc procesual
prin care partea invocă obiecţiuni îm potriva pretenţiei form ulate îm potriva sa, urm ărind
respingerea acesteia ca neîntem eiată, după exam inarea fondului său.
Spre exem plu, o astfel d e apărare de fond o constituie invocarea de către pârât prin
întâm pinare a rezoluţi urm de drept în tem eiul unui pact com isoriu inserat în actul juridic
a cărui executare se solicită prin cererea d e chem are în judecată sau invocarea de către
p â râ t verbal, în şedinţă, a faptului restituirii sum ei îm prum utate anterior prom ovării
acţiunii având ca obiect obligarea sa la plata acestei sum e.
în literatura d e specialitate ju rid ică s~a susţinut faptul că în cazul contestaţiei la exe
cutare form ulate de către debitorul urm ărit, contrar aparenţelor, poziţia procesuală de
reclam ant nu aparţine acestuia, ci creditorului urm ăritor, deoarece din iniţiativa sa a fost
pornită executarea silită, contestaţia respectivă nefiind decât un incident în cursul exe
cutării silite. în această opinie, invocarea prescripţiei dreptului de a solicita executarea
silita a r reprezenta o apărare de fond.
Deşi argum entele înfăţişate, analizate separat de soluţiile date. sunt corecte, consi
derăm că, din punct de vedere procesual, contestaţia la executare prom ovată d e debi
to r reprezintă o cerere de chem are în judecată, în care poziţia procesuală a părţilor este
urm ătoarea: redam antul-contestator este debitorul, iar pârâtul-intim at este credito
rul. A doptând această opinie, invocarea prescripţiei dreptului de a dem ara executarea
silită nu reprezintă o apărare d e fond, ci fundam entul ju rid ic al contestaţiei la executare
(cauza ju rid ică, ca elem ent al acţiunii civile).
Indiferent de opinia adoptată, prescripţia dreptului de a solicita executarea silită invo
cată pe calea contestaţiei la executare nu reprezintă o excepţie procesuală, întrucât, ple
când de la scopul excepţiilor procesuale (întârzierea sau îm piedicarea ju decăţii fondului
cererii), adm iterea sa ar trebui să conducă la respingerea contestaţiei la executare
ca prescrisă, ceea ce este contrar raţiunii invocării prescripţiei în acest caz. Ca atare,
instanţa învestită cu soluţionarea contestaţiei la executa re va califica excepţia prescripţiei
dreptului de a solicita executarea silită, invocată de contestator su b această form ă, ca
m otiv al contestaţiei la executare, fără a se pronunţa prin încheiere sau sentinţă asupra
excepţiei procesuale în sine, ci va proceda la analizarea m otivului respectiv la m om entul
86 D t U A N A K i S A T H tO H A M
T it l u l I. A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 31
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 87
A rt. 31 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Potrivit art. 124 alin. (1) NCPC, instanţa com petentă s i ju d ece cererea principală se
va pronunţa şi asupra apărărilor şi a excepţiilor, în afara cefor care constituie chestiuni
prejudiciale şi care, potrivit legii, su n t de com petenţa e x c lu siv i a altei instanţe.
Regula stabilită de legiuitor a avut în vedere necesitatea ca instanţa s i rezolve pricina
în integralitatea ei, pentru a da o soluţie u n ita ri şi pentru a se evita pronunţarea unor
h o tirâ ri contradictorii.
Term enii de chestiune prealabilă şi de chestiune prejudicială desem nează două
noţiuni ju rid ice distincte. Astfel, chestiunea prejudicială, spre deosebire de chestiunea
p re a la b ili. vi 2ea 2ă un aspect ce trebuie să form eze obiectul unei ju d e c iţi prealabile şi
distincte, soluţia p ro n u n ţaţi asupra acestuia având efect de lucru judecat în raport de
toate litigiile ulterioare în care s e v a invoca aceeaşi problem ă.
Pentru instanţa civilă care a fo st sesizată cu judecarea unei acţiuni în repararea pagu
bei pricinuite prin infracţiune, o astfel de chestiune prejudicială o reprezintă soluţiona
rea în prealabil a acţiunii penale, judecarea în faţa instanţei civile su sp e n d ln d u -se până
la rezolvarea d e fin itiv i a cauzei penale, potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (2) C. proc. pen.
Această regulă cu n o scu ţi sub denum irea de „penalul ţine în ioc civilul" constituie un caz
de suspendare legală de drept, instanţa fiind obligată să se pronunţe în acest sens în ipo
teza incidenţei sale.
Raţiunea instituirii legale a principiului enunţat anterior rezidă în autoritatea hotărâ
rii penale în procesul civil. Astfel, potrivit art. 22 alin. (1) C. proc. pen., hotărârea defini
tivă a instanţei penale are autoritate de lucru ju d e ca t în faţa instanţei civile care judecă
acţiunea civilă, cu privire la existenţa faptei, a persoanei care a să v lrşit-o şi a vinovăţiei
acesteia. Spre deosebire d e autoritatea hotărârii penale în soluţionarea procesului civil,
în conform itate cu art. 22 alin. (2) C. proc. pen., hotărârea d e fin itiv i a instanţei civile prin
care a fost so lu ţio n a ţi acţiunea c iv ili nu are autoritate de lucru judecat în faţa o rp n u lu i
d e u rm irire penală şi a instanţei penale, cu privire la existenţa faptei penale, a persoanei
care a săvârşit-o şi a vinovăţiei acesteia.
A cest caz d e suspendare legală d e drept este distinct d e cel prevăzut de art. 413
alin. (1) pct. 2 NCPC, care vizează o ipoteză de su sp end are legală facultativă a ju d e că
ţii, şi anum e aceea când s-a începu t urm ărirea penală pentru o infracţiune care ar avea
o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce u rm e a zi să se dea, dacă legea nu prevede
altfel. Diferenţa dintre cele două situaţii are la bază faptul că infracţiunea, în ipoteza sus
pendării facultative a judecăţii, este d o a r un elem ent ce are legătură cu situaţia de fapt
exam inată d e instanţa civilă, neconstituind în ş iş i fapta ilicită a cărei existenţă este ana
lizată drept condiţie a răspunderii civile delictuale ce constituie fundam entul pretenţiei
deduse spre soluţionare instanţei civile.
Un alt exem plu de chestiune prejudicială este cel reprezentat de cazul de suspendare
legală de drept prevăzut de dispoziţiile art. 412 alin. (1) pct. 7 NCPC, şi anum e atunci
când instanţa fo rm u le a zi o cerere de pronunţare a unei hotărâri prelim inare adresată
Curţii d e Justiţie a Uniunii Europene, potrivit prevederilor tratatelor pe care se întem e-
ia z i Uniunea Europeană.
în ceea ce priveşte chestiunile prealabile, acestea constituie apărările invocate de
părţi şi care vo r fi soluţionate de către instanţa sesizată cu soluţionarea cererii principale.
Spre exem plu, judecătoria în a cărei circum scripţie este situat un teren, fiind sesizată cu
o cerere având ca o b iect partajul acestuia, va exam ina şi apărarea pârâtului, invocată pe
cale de întâm pinare, a nulităţii de drept a actului ju rid ic de care se p re va le a zi red am an-
88 D t U A N A K i S A T H tO H A M
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 31
tu l în susţinerea coproprietăţii asupra bunului respectiv, fără a trim ite problem a nulităţii
instanţei com petente, potrivit art. 113 alin. (1) pct. 3 NCPC.
3. A p ă ră rile procedurale. A părările procedurale vizează excepţiile procesuale sau
alte incidente de procedură, care nu a r putea fi catalogate strict term inologic drept
excepţii (recuzarea, străm utarea, suspendarea, spre exem plu).
Ca noţiune, potrivit art. 245 NCPC, excepţia pro cesu a lă este m ijlocul prin care, în
condiţiile legii, partea interesată, procurorul sau instanţa invocă, fără să pună în discu
ţie fondul dreptului, neregularităţi procedurale privitoare la com punerea com pletului
sau constituirea instanţei, com petenţa instanţei ori ia procedura de judecată sau lipsuri
referitoare la dreptul la acţiune, urm ărind, după caz, declinarea com petenţei, am ânarea
judecăţii, refacerea unor acte ori anularea, respingerea sau perim area cererii.
în conform itate cu art. 124 alin. (1) NCPC, instanţa com petentă să soluţioneze cere
rea principală se va pronunţa şi asupra excepţiilor procesuale. Ca atare, în ipoteza invo
cării d e către părţi a unor excepţii procesuale, indiferent dacă acestea sunt de procedură
sau d e fond, instanţa sesizată în mod legal cu soluţionarea cererii principale se va pro
nunţa şi asupra acestora.
în privinţa Incidentelor procedurale, art. 124 alin. (2) N CPC prevede faptul că acestea
sunt soluţionate de instanţa în faţa căreia se invocă, în afară de cazurile în care legea pre
vede în m od expres altfel.
în consecinţă, regula este aceea că incidentele procedurale se soluţionează de
instanţa în faţa cărora au fost invocate. Prin excepţie, există o serie d e incidente proce
durale care se soluţionează de către o altă instanţă decât cea învestită cu soluţionarea
procesului în cadrul cărora au fost invocate, şi anum e:
a) delegarea instanţei - potrivit art. 147 NCPC, atunci când, din cauza un or îm preju
rări excepţionale, instanţa com petentă este îm piedicată un tim p m ai îndelun gat să func
ţioneze, înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la cererea părţii interesate, va desem na o altă
instanţă de acelaşi grad care să ju d ece procesul. Ca atare, în ipoteza delegării instanţei,
înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este instanţa com petentă să soluţioneze acest incident,
iar nu instanţa îm piedicată să funcţioneze, care a fost sesizată cu soluţionarea cererii de
chem are în judecată;
b) recuzarea sau abţinerea în ipoteza im posibilităţii alcătuirii com pletului de judecată
pentru soluţionarea acestora - potrivit art. 5 0 alin. {2} NCPC, când, din pricina abţine
rii sau recuzării, nu se poate alcătui com pletul de judecată, cererea se ju d e că de către
instanţa ierarhic superioară (spre exem plu, situaţia unor instanţe cu un num ăr foarte
m ic de judecători, doi sau trei, dintre care unul este recuzat, iar ceilalţi su n t absenţi din
m otive m edicale);
c) străm utarea - potrivit art. 142 alin. (1) NCPC, cererea de străm utare întem eiată pe
m otiv de bănuială legitim ă este de com petenţa curţii de apel, dacă instanţa de la care
se cere străm utarea este o judecătorie sau un tribunal din circum scripţia acesteia, iar
dacă străm utarea se cere de la curtea de apel, com petenţa de soluţionare revine în a l
tei Curţi de Casaţie şi Justiţie. De asem enea, în conform itate cu. art. 142 alin. {2} NCPC,
cererea d e străm utare întem eiată pe m otive de siguranţă publică este de com petenţa
în altei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Prin urm are, în raport d e m otivele de străm utare invo
cate, străm utarea se soluţionează fie de către curtea de apel în circum scripţia căreia se
găseşte judecătoria sau tribunalul de la care se solicită străm utarea, fie d e către înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, iar nu de către instanţa sesizată cu soluţionarea cererii prin
cipale şi în privinţa căreia se solicită străm utarea.
O su A Na r c is a Th so h a r i 89
A rt. 32 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Ari* 3 2 . C o n d iţii de exercitare a acţiu n ii civ ile. (1) O rice cerere poate fi for
m ulată şi susţinută num ai dacă autorul acesteia:
a) are capacitate procesuală, în condiţiile legii;
b) are calitate procesuală;
c) form ulează o pretenţie;
d) justifică un interes.
(2) D ispoziţiile alin. (1) se aplică, în m od corespunzător, şi în cazul apărărilor.
C O M E N T A R IU
90 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 32
Prin urm are, pretenţia fo rm u la ţi vizează un drept subiectiv civil sau o situaţie juridică
pentru care calea judecăţii este obligatorie, în raport de care instanţa este chem ată să
pronunţe o soluţie.
în ceea ce priveşte dreptul su b iectiv civil, acesta trebuie s l îndeplinească urm ătoa
rele condiţii:
a) sâ fie recu n o scu t ş i o cro tit de lege, adică să nu intre în conţinutul unui raport juri
dic care să contra vină norm elor legale im perative sau regulilor de convieţuire so c ia li.
Spre exem plu, acţiunea prin care un m oştenitor rezervatar solicită reducţiunea dona
ţiei înaintea legatului vizează o pretenţie ce încalcă art. 1096 alin. (1) NCC, norm ă juridică
cu caracter im perativ;
b) $6 f ie exercitat în lim itele sa le externe; de ordin m aterial ş i jurid ic, precu m ş i în lim i
tele sa le interne, adică num ai potrivit scopului econom ic şi social în vederea căruia este
recunoscut de lege.
Lim itele externe ale unui drept su n t condiţii d e ordin m aterial şi ju rid ic, fixate de lege
pentru exerciţiul său. De p ild l, pentru a beneficia de protecţie ju r id ic i prin adm iterea
unei acţiuni în pretenţii, un drept de c re a n ţl trebuie exercitat cu respectarea term enului
de prescripţie extinctivă. în acelaşi context, o ipoteză în care dreptul subiectiv este exer
citat în mod nelegal, cu încălcarea lim itelor externe, o constituie, spre exem plu, introdu
cerea d e către un uzufructuar a unei acţiuni în revendicarea bunului asupra căruia există
dreptul de uzufruct, acesta având deschisă pentru apărarea prerogativelor sale num ai
acţiunea confesorie.
Lim itele interne ale unui drept vizează respectarea la m om entul exercitării sale a sco
pului econo m ic şi social pentru care a fost recunoscut de lege. Un exem plu în sensul
exercitării abuzive a unui drept subiectiv civil îl reprezintă invocarea dispoziţiilor art. 582
alin. (1) lit. b) şi alin. (2) NCC (solicitarea proprietarului unui teren adresată constructoru
lui d e rea-credinţă, care a edificat o lucrare pe acest teren, să o desfiinţeze pe cheltuiala
sa şi să răspundă pentru contravaloarea lipsei d e folosinţă a teren ului), în ipoteza în care
proprietarul terenului a avut cunoştinţă de începerea lucrărilor, în să a aşteptat până la
m om entul finalizării integrale a acestora pentru a solicita desfiinţarea lor, dreptul fiind
recunoscut de lege în scopul protecţiei atributelor dreptului d e proprietate al proprieta
rului terenului, iar nu în cel al creării unui prejudiciu substanţial autorului lucrării;
c) s6 f ie exercitat cu bunâ-credinţâ. Această condiţie sem nifică convingerea titularu
lui dreptului afirm at că este îndreptăţit să procedeze la exercitarea sa.
Exem plificând, nu există o exercitare a dreptului de creanţă cu rea-credinţă în ipo
teza în care creditorul prom ovează o acţiune în pretenţii îm potriva debitorului, fără a
cunoaşte faptul achitării datoriei anterior introducerii cererii, întrucât debitorul em isese
un ordin de plată în cuprinsul căruia a specificat în mod greşit num ărul facturii în baza
căreia a plătit, astfel încât creditorul nu a putut-o identifica, existând num eroase plăţi
efectuate în tre părţi;
6) $6 fie actual. în prim ul rând, dreptul subiectiv civil nu este actual în ipoteza în care
este afectat de un term en suspen siv, existenţa dreptului fiind certă, num ai exerciţiul său
fiind am ânat, caz în care cererea se va respinge ca prem atur form ulată. Cu titlu de exem
plu, se va respinge ca prem atură acţiunea prin care creditorul solicită obligarea debito
rului la plata preţului unui im obil în condiţiile în care term enul de executare a acestei
obligaţii nu s-a îm plinit potrivit stipulaţiilor contractuale.
Form a procedurală de invocare a prem aturităţii dreptului o constituie excepţia pro
cesuală cu aceeaşi denum ire, aceasta fiind o excepţie de fond (vizează încălcarea cerin
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 91
A rt. 33 C a r t e a i. D is p o z iţ ii g en er a le
ţelor pretenţiei - condiţie de exerciţiu a acţiunii civile), absolută (se încalcă norm e de
ordine publică) şi perem ptorie (adm iterea sa conduce la îm piedicarea soluţionării fon
dului cererii). Excepţia prem aturităţii poate fi invocată d e parte sau de instanţă, în orice
stare a p ro ce su lu i dacă prin lege nu se prevede altfel, prin raportare 1a art. 247 alin. (1)
te2a I NCPC.
în ipoteza Tn care dreptul este afectat de o con diţie s u s p e n siv i, având în vedere că
însăşi existenţa dreptului depinde de realizarea condiţiei, dreptul neexistând în mod
valabil în patrim oniul reclam antului, aceasta se va respinge ca neîntem eiată, iar nu ca
prem atură. P re m aturitate a im plică exercitarea unei drept subiectiv, a cărui existenţă
este certă în patrim oniul părţii, în ain te d e îm plinirea term enului suspensiv, ?n tim p ce
netem einicia vizează ch iar lipsa dreptului însuşi.
în cazul acţiunii prin care se tinde la valorificarea unui drept afectat d e o condiţie
suspensivă, soluţia d e resp in gerea acesteia ca neîntem eiată, în considerarea celo r m en
ţionate m ai sus, nu este d e natură să confere autoritate d e lucru judecat unei acţiuni
având acelaşi obiect, dar care este prom ovată ulterior realizării condiţiei, din m om ent
ce fundam entul cererilor este distinct, sim pla respingere ca neîntem eiată a unei acţiuni
neatrăgând de p la n o incidenţa autorităţii de lucru judecat.
Spre exem plu, în situaţia în care o parte solicită restituirea prestaţiei executate în
tem eiul unui act ju rid ic, a cărui rezoluţiune ju diciară nu a fost declarată până la m om en
tul introducerii cererii, aceasta se va respinge ca neîntem eiată, neexistând vreun tem ei
pentru repunerea părţii în situaţia anterioară încheierii unui act ju rid ic valabil (obligaţia
restituirii existând num ai din m om entul realizării condiţiei suspensive a desfiinţării actu
lui juridic).
în al doilea rând, cerinţa ca dreptul pretins să fie actual se referă la ipotezele în care
se solicită instanţei realizarea dreptului, nu şi atunci când se cere constatarea existenţei
acestuia în starea în care se găseşte, şi an u m e afectat de un term en suspensiv. Cu titlu
exem plificativ, o parte poate solicita instanţei să constate existenţa dreptului său d e pro
prietate afectat de un term en suspensiv, însă nu poate pretinde revendicarea bunului.
C O M E N T A R IU
1. N oţiun ea interesu lui, co ndiţie a acţiu n ii civile. Prin interes se înţelege folosul
practic, m aterial sau m oral, urm ărit de cel care a pus în m işcare acţiunea ctvilâ, indife
rent de form a concretă de m anifestare a acesteia - cerere în ju stiţie sau apărare d e fond
ori procedurală.
Pentru a stabili dacă o parte are interes în exercitarea acţiunii civile, instanţa trebuie
să prefigureze folosul efectiv pe care aceasta l-a r obţine în ipoteza adm iterii form ei pro
cedurale exercitate.
Interesul trebuie apreciat la m om entul form ulării cererii sau al invocării apărării, fap
tul că ulterior acesta nu m ai subzistă fiind de natură să atragă eventual răm ânerea fără
o b iect a cererii sau a apărării.
92 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 33
Spre exem plu, în ipoteza prom ovării unei acţiuni în pretenţii, dacă pe parcursul desfă
şurării procesului pârâtul plăteşte reclam antului sum a solicitată, cererea se va respinge
ca răm asă fără obiect, iar nu ca lipsită d e interes, reclam antul justificând un folos prac
tic la m om entul iniţierii acţiunii. Sim ilar, dacă cererea de încuviinţare a executării silite
este respinsă, apelul declarat îm potriva încheierii respective nu se va respinge ca lipsit
de interes în ipoteza în care creditorul a obţinut de la un alt com plet de judecată al ace
leiaşi instanţe d e executare încuviinţarea executării silite solicitate, ci calea de atac se va
adm ite, încheierea atacată va fi schim bată în tot în sensul respingerii cererii d e încuviin
ţare a executării silite ca răm ase fără obiect.
M odalitatea expusă de respingere a cererii ca răm asă fără obiect, iar nu ca lipsită
de interes prezintă relevanţă şi prin prism a suportării cheltuielilor de ju decată. Astfel,
de principiu, dacă cererea este respinsă ca lipsită de interes, reclam antul va fi obligat
la plata cheltuielilor de judecată avansate de partea adversă, în tim p ce dacă cererea
răm âne fără obiect în cursul judecăţii, pârâtul a r putea fi obligat la plata cheltuielilor de
judecată către reclam ant, cu observarea însă a prevederilor art. 4 5 4 NCPC.
în ipotezele în care calitatea procesuală activă aparţine oricărei persoane interesate,
excepţia procesuală ce se im pune a fi invocată şi soluţionată este cea a lipsei d e interes,
iar nu aceea a lipsei calităţii procesuale active, întrucât elem entul esenţial asupra căruia
statuează instanţa vizează condiţia interesului, calitatea existând în m od autom at în pre
zenţa acestei cerinţe (spre exem plu, situaţia prom ovării unei acţiuni în constatarea nuli
tăţii absolute a unui act juridic).
în ceea ce priveşte cerinţele legale ale condiţiei interesului de a acţiona, acesta tre
buie să fie determ inat, legitim , personal, născut şi actual.
2. C o n d iţia interesu lui determ in at. Condiţia determ inării interesului vizează stabi
lirea folosului practic ce poate fi realizat de parte în concret în eventualitatea adm iterii
form ei procedurale exercitate, fiind echivalentă cu cerinţa existenţei interesului însuşi.
Spre exem plu, în actuala reglem entare, sim plul fapt al declarării căii d e atac d e către
partea căreia i s-a ad m is cererea d e chem are în judecată în prim ă instanţă nu este de
natură să conducă în mod absolut necesar la respingerea căii d e atac ca lipsită de interes,
întrucât există posibilitatea legală a atacării doar a co nsiderentelor unei hotărâri judecă
toreşti, ch iar şi în ipoteza tn care soluţia cuprinsă în dispozitiv este favorabilă părţii care
exercită calea de atac. Astfel, potrivit art. 461 alin. (2) NCPC, în cazul în care calea de
atac vizează num ai considerentele hotărârii prin care s*au dat dezlegări unor problem e
de drept ce nu au legătură cu judecata acelui proces sau care sunt greşite ori cuprind
constatări de fapt care prejudiciază partea, instanţa va adm ite calea de atac, va înlătura
acele considerente şi le va înlocui cu propriile considerente, m enţinând soluţia cuprinsă
în dispozitivul hotărârii atacate.
Nu prezintă interes acţiunea având ca obiect obligarea pârâtului la plata unei sume
de bani, în condiţiile în care reclam antul d eţin e un titlu executoriu valabil îm potriva
pârâtului vizând aceeaşi sum ă de bani reclam ată, întrucât există posibilitatea dem ară
rii directe a procedurii executării silite, reclam antul neobţinând vreun folos practic în
dem ersul său pentru constituirea unui nou titlu executoriu. Astfel, un cabinet de avoca
tură, care a încheiat un contract d e asistenţă ju rid ică cu o persoană în calitate de client,
nu are interes să prom oveze o acţiune în pretenţii îndreptată îm potriva clientului având
ca obiect plata onorariului avocaţial, întrucât poate proceda la punerea în executare a
titlului executoriu reprezentat de contractul de asistenţă juridică.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 93
A rt. 33 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
94 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 34
obiect revendicarea unui im obil, iar cererea reconvenţională are ca o b iect obligarea
reclam antului la plata contravalorii îm b unătăţirilo r necesare şi utile aduse im obilului,
pârâtul are interesul prom ovării acesteia, prin prism a prefigurării soluţiei de adm itere a
cererii principale.
6. Excepţia lipsei de interes. Form a procedurală de invocare a lipsei d e interes o
constituie excepţia procesuală cu aceeaşi denum ire, aceasta fiind o excepţie d e fond
(vizează încălcarea cerinţelor interesului - condiţie d e exerciţiu a acţiunii civile), absolută
(se încalcă norm e de ordine publică) şi perem ptorie (adm iterea sa condu ce la îm piedica
rea soluţionării fondului cererii).
Excepţia lipsei de interes poate fi invocată de parte sau de instanţă, în o rice stare
a procesului, dacă prin lege nu se prevede altfel, prin raportare la prevederile art. 247
alin. (1) teza I NCPC. Instanţa se pronunţă prin încheiere dacă lipsa d e interes vizează
invocarea unei excepţii procesuale sau a unui incident procedural orî dacă lipsa de interes
priveşte prom ovarea unei cereri în justiţie, iar excepţia procesuală corespunzătoare
a fost respinsă sau, dim potrivă, a fo st adm isă, în acest ultim caz num ai cu condiţia ca
instanţa să fi răm as în continuare învestită cu soluţionarea cauzei. Totodată, instanţa se
va pronunţa prin sentinţă sau decizie, după caz, dacă lipsa de interes priveşte o cerere în
justiţie, iar excepţia procesuală co re sp u n ză to a re a fo sta d m isă , instanţa dezînvestindu-se
de soluţionarea cauzei.
în tre excepţia procesuală a lipsei de interes şi cea a lipsei o b iectu lu i, ca e lem en t al
acţiunii civile în se şi, în ceea ce priveşte ordinea d e so lu ţio n are , apreciem că prevalează
excepţia fipsei o b iectu lu i, acţiunea urm ând a fi anulată, prin raportare la dispoziţiile
art. 196 alin. (1) NCPC. Dacă cererea răm âne fără o b iect pe parcursul soluţionării cauzei,
aceasta se va respinge ca răm asă fără obiect, iar nu se va dispune anularea sa, întrucât
art. 196 alin. (1) N CPC vizează lipsa obiectului la data form ulării cererii.
C O M E N T A R IU
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 95
A rt. 35 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
A lineatele (2) şi (3) a le aceluiaşi articol sunt, de asem enea, preluări, de această dată
cu un conţinut aproape identic, ale alin. (2) şi (3) din art. 110 CPC 1865, singura distincţie
fiind cazul alin. (3) în care nu se m ai prevede că aceste cereri ar fi de com petenţa preşe
dintelui instanţei, intrând ca atare în com petenţa com p letelor obişnuite.
A ceste acţiuni preventive nu su n t de natură să creeze un prejudiciu debitorului o bli
gaţiilo r m enţionate în cuprinsul articolului, întrucât hotărârea judecătorească obţinută
va putea fi executată num ai la m om entul la care dreptul subiectiv al reclam antului a
devenit actual (dispozitivul unei astfel de hotărâri judecătoreşti trebuind să prevadă în
mod expres data la care obligaţia pârâtului devine scadentă).
Dat fiind faptul că aceste dispoziţii su n t instituite pentru protecţia sporită a creditoru
lui, cât şi datorită aspectului că pârâtul nu este ?n culpă procesuală în ipoteza introducerii
acţiunii în ain te de term en, cheltuielile d e judecată vo r fi suportate de către reclam ant1".
C O M E N T A R IU
96 D t U A N A K i S A T H tO H A M
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 35
opinie, s-a apreciat că aceasta este o acţiune în constatare, iar, într-o a doua opinie, s-a
considerat că aceasta are natura ju rid ică a unei acţiuni în realizare'11.
Apreciem că acţiunea analizată constituie o acţiu ne în constatare, raportat la faptul
că uzucapiunea poate fi opusă pe cale d e apărare de fond, independent de existenţa
unei hotărâri judecătoreşti anterioare prin care să se fi constatat dobândirea dreptului
în acest m od, precum şi că titularul dreptului are posibilitatea să renunţe la invocarea
beneficiului uzucapiunii, ceea ce presupune că dreptul a fost dobândit anterior de către
acesta.
Condiţia interesului stipulată în m od expres în textul art. 35 NCPC nu are sem nificaţia
faptului că aceasta ar constitui singura condiţie cerută de lege pentru exerciţiul cererii în
constatare, ci dim potrivă, toate cerinţele enunţate în art. 32 alin. (1) N CPC trebuie să fie
întrunite în ipoteza prom ovării unei astfel de acţiuni civile.
O cerere în constatare va fi însă respinsă ca lipsită d e interes în ipoteza în care dreptul
de proprietate asupra bunului posedat d e reclam ant nu îi este efectiv contestat sau nu ar
exista posibilitatea contestării sale în viitor.
Sim pla solicitare a reclam antului d e a i se constata o serie de drepturi pe care legea i
le recunoaşte, d a r care nu su n t supuse unei contestaţii prezente sau eventuale, nu este
de natură să conducă la adm iterea acţiunii în constatare, nefiind întrunită condiţia ju sti
ficării unui interes determ inat.
3. Trăsăturile caracteristice a le cererii în constatare. Elem entele com une ale cereri
lor pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrim onial sau nepatrim o
nial su n t urm ătoarele:
3.1. Im p rescrip tib ilita tea . Potrivit dispoziţiilor art. 2502 alin. (2) pct. 2 N CC, sunt
im prescriptibile drepturile privitoare la acţiunea în constatarea existenţei sau inexisten
ţei unui drept.
3.2. C a ra cteru l su b sid ia r. Cererile în constatare de drepturi au caracter subsidiar în
raport cu cererile în realizare de drepturi, m otiv pentru care instanţa de judecată sesizată
cu soluţionarea unei astfel de cereri în constatare va invoca şi va adm ite, în acest caz, din
oficiu, excepţia caracterului su bsidiar al cererii în constatare în raport de cererea în reali
zare, respingând în consecinţă cererea ca inadm isibilă (excepţia în cauză fiind o excepţie
de fond, absolută şi perem ptorie).
în situaţia în care o parte a prom ovat o acţiune în constatare ce a fost respinsă ca
inadm isibilă pentru considerentul caracterului său subsidiar, la m om entul introducerii
acţiunii în realizare nu i se va opune excepţia autorităţii d e lucru judecat, din m om ent ce
instanţa care a soluţionat prim a acţiune nu a intrat în analiza fondului dreptului dedus
judecăţii.
în schim b, va exista efect d e lucru ju d e cat în m anifestarea procesuală prevăzută de
art. 431 alin. (2) NCPC, iar nu de excepţie procesuală (ce ar im plica trip la identitate de
obiect, părţi şi cauză), în cazul în care, într-o prim ă cerere, pretenţia concretă a consti
tu it-o constatarea dreptului de proprietate asupra unui bun, cerere ce a fost respinsă ca
ll< .U z u c a p iu n e a e ste un m o d d e d o b â n d ire a p ro p rie tăţii, faţă d e d isp o ziţiile e xp re se a le C o d u lu i civil din
1 86 4, re sp e ctiv arc. 1 83 7, ca re d e fin e şte p re scrip ţia c a u n m ijlo c d e a d o b ân d i p ro p rie tatea , ş i art. 6 4 5 , potri
v it că ru ia p ro p rie tatea s e d o b â n d e şte , în tre altele, şi prin pre scrip ţie . P rescripţia achrzitivă p riveşte num ai
d re p tu rile re ale, re sp e ctiv d re p tu l d e p ro p rie tate şi p e c e le co n stru ite d u p ă m o d e lu l său, că ro ra li se a trib u ie
acela şi ca racte r a bso lut. A şa fiin d, acţiu n e a fo rm u la tă , d eşi poartă d e n u m ire a d e „a cţiu n e în constatare ', este
o a cţiu n e în re a liza re a d re p tu lu i şi, d e ci. e v a lu a b ili în ban i, a se m e n e a acţiunii tn revendicare'1 {I.C.C.J., s. civ. şi
d e propr. int., d e c. nr. 8 6 0 5 /2 0 0 5 , w w w .scl.ro ).
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 97
A rt. 35 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
neîntem eiată, iar, în cea de-a doua, s-a solicitat de către aceeaşi parte partajarea ace
luiaşi bun, aceasta urm ând a fi respinsă pentru lipsa calităţii procesuale active.
în ipoteza capătului de cerere având ca obiect constatarea nevalabilităţii titlului sta
tului asupra unui bun preluat abu 2iv, urm at d e cel vizând revendicarea im obiliară, deşi
aparent prim ul capăt de cerere ar constitui o acţiu ne în constatare şt, aplicând dispoziţi
ile legale incidente, ar trebui respins ca inadm isibil, existând capătul al doilea de cerere
reprezentând acţiunea în realizare, în realitate ne valabilitatea titlului statului im plică de
fapt aplicarea de către instanţă a unei sancţiuni în privinţa actului de preluare a bunului
în proprietatea statului, şi anum e a nulităţii absolute, iar o atare acţiune constituie, de
asem enea, în exem plul dat, o acţiune în reaflzare, prom ovarea acestui capăt de cerere
nefiind deci inadm isibilă.
în cazul nulităţii absolute, cererea de chem are în judecată are ca obiect declararea
nulităţii actului juridic, ?n ipoteza în care aceasta este efectul hotărârii judecătoreşti
(de pildă, nulitatea actului ju rid ic pentru lipsa consim ţăm ântului uneia dintre părţi),
sau constatarea nulităţii actului ju rid ic, în m ăsura în care legea prevede faptul operării
d e drept a acestei sancţiuni (spre exem plu, nulitatea actului notarial de înstrăinare a
apartam entelor sau spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în lipsa prezentării
unei adeverinţe din partea asociaţiei de proprietari, care să reprezinte dovada achitării
ia 2i de către proprietar a cotelor de contribuţie la cheltuielile asociaţiei d e proprietari,
potrivit art. 20 alin. (2) teza a ll-a din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari].
Pentru acurateţe, dispozitivul hotărârii judecătoreşti de adm itere a unei astfel de
cereri ar trebui să reflecte raţionam entul ju rid ic expus anterior, cuprinzând dispoziţia
declarării nulităţii absolute a actului sau, după caz, a constatării nulităţii.
în reglem entarea noului Cod civil, legiuitorul a optat pentru term inologia de consta
tare a nulităţii, în ipoteza nulităţii absolute, respectiv de declarare a nulităţii actului ori
de anulabilitate a actului, în ipoteza nulităţii relative [art. 1134, art. 1258, art. 2502
alin. (2) pct. 3 şi 4 NCC etc.].
Desigur, dată fiind term inologia uzitată de noul Cod civil, form ularea m inutei în sen
sul constatării nulităţii absolute a actului juridic, în toate ipotezele, nu ar putea fi criticată
ca fiind nelegală, câtă vrem e ea constituie proiecţia fidelă a dispoziţiilor legale din cod.
Apreciem , însă, că o asem enea soluţie ar fi criticabilă din punctul de vedere al rigurozită
ţii raţionam entului ju rid ic care a condus la pronunţarea ei.
în jurisprudenţă s-a stabilit că sunt inadm isibile acţiunea în constatarea ocupării fără
drept a unui im obil, câtă vrem e reclam antul are la dispoziţie acţiunea în revendicare,
prin care poate obţine obligarea pârâtului la respectarea dreptului său de proprietate111;
acţiunea în constatarea prescripţiei dreptului de a solicita executarea silită, dacă partea
are deschisă calea contestaţiei la executare'21 (în ipoteza în care însă executarea silită nu
a debutat, o astfel d e acţiune este adm isibilă, partea neputând prom ova contestaţia la
executare).
3.3. Lip sa cara cteru lu i executoriu a l h o tă râ rilo r ju d e că to re şti pro n u n ţa te fn cererile
în constatare. H otărârile judecătoreşti pronunţate în cererile în constatare de drepturi
nu constituie titluri executorii, dar, dacă prin dispozitiv pârâtul a fo st obligat la plata
cheltuielilor de judecată către reclam ant, acest capăt accesoriu de cerere reprezintă o
98 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 35
cerere în realizare, m otiv pentru care se poate porni executarea silită pentru obţinerea
sum elor obţinute cu acest titlu.
într-o astfel de ipoteză. în care hotărârea pronunţată într-o acţiu ne în constatare
cuprinde şl soluţia de adm itere a capătului de cerere privitor la cheltuielile de judecată,
cererea de încuviinţare a executării silite a titlului executoriu nu se va respinge de plano
ca neîntem eiată, în m ăsura în care creditorul tinde la executarea dispoziţiei vizând
cheltuielile de judecată.
Cererea de suspendare a executării unei hotărâri judecătoreşti pronunţate într-o
acţiune în constatare (fără dispoziţii cu caracter executoriu) este neîntem eiată, din
m om ent ce o asem enea hotărâre nu este susceptibilă d e executare silită"’.
3.4. O b iectu l cererilo r în constatare vizează un drept, ia r nu o situ aţie d e fapt.
Cererile în constatare pot avea ca o b iect num ai constatarea existenţei sau inexistenţei
unui drept, iar nu a unei situaţii de fa p t cu excepţia ipotezelor prevăzute de dispoziţiile
art. 3S9-365 NCPC. care reglem entează procedura asigurării probelor. în situaţia în care
cererea are ca obiect constatarea unei situaţii de fapt, fiind însă întem eiată pe dispoziţiile
art. 35 NCPC. instanţa, din oficiu, va invoca şi va adm ite excepţia inadm isibilităţii prom o
vării cererii, respingând-o în consecinţa.
Practica ju diciară a stabilit că este inadm isibilă acţiunea prin care se cere constatarea
unui fa p t spre exem plu, a identităţii de persoană dintre reclam ant şi cel care figurează
cu un alt num e într-un actui sau a îm p reju rărilo r în care s-a pierdut un în scris131.
O biectul cererii în constatare trebuie să vizeze existenţa sau inexistenţa unui drept
determ inat, iar nu a unuia gen eric (spre exem plu, inexistenţa vreunei datorii a recla
m antului faţă de pârât sau inexistenţa vreunui drept al pârâtului asupra bunurilor recla
m antului), întrucât procedura contencioasă im pune analiza unui raport ju rid ic concret141,
în acest ultim caz, apreciem că se im pune anularea cererii, în tem eiul art. 196 alin. (1)
NCPC, soluţia fiind pronunţată prin prism a nevalabilităţii obiectului cererii, acesta nefi-
ind determ inat sau determ inabil.
3.5. Transform area cererii în constatare în ce rere în rea liza re ş i invers. Până la închi
derea dezbaterilor, reclam antul poate înlocui cererea în constatare printr-o cerere în
realizare şi invers, dacă cererea în constatare poate fi prim ită, fără a se acorda term en
de judecată, instanţa luând act de precizare şi co n se m n â n d u -se în încheierea de şedinţă
declaraţiile verbale ale părţii în acest sens. potrivit dispoziţiilor art. 204 alin. (2) pct. 4
NCPC.
Prin urm are, o eventuală invocare de către partea adversă a excepţiei tardivităţii
m odificării cererii va fi respinsă ca neîntem eiată.
Totodată, o atare transform are a acţiunii în constatare în acţiune în realizare şî invers
constituie o excepţie de la condiţiile generale de form ă a le cererilor în justiţie, legea
neim punând în acest caz form a scrisă a cererii adiţionale, fiind suficient ca declaraţia
părţii în sensul transform ării acţiunii să se regăsească doar în cuprinsul încheierii de
şedinţă.
111 £. H e ro va n u , Pagini d e practică ju d icia ră şi extrajudiciară, Ed. lib ră rie i Ju rid ice , 1 9 4 4 . p. 236.
IJi Ju d . C o n stan ţa, se n t. d v . nr, 6 4 1 2 /1 9 7 2 , în ft.R.D. nr. 8 /1 9 7 3 , p. 123.
I3,îr ib . j u d T im iş, d e c. civ. nr, 3 2 7 /1 9 8 4 , în R .R .P . nr. 7 /1 9 S 4 , p. 57,
w M. Tâbdrc<5, G h . B ura, o p . cit., 2 0 0 8 , p. 393.
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 99
A rt. 35 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
3.6. D eterm in a rea in sta n ţe i co m p eten te. în cererile pentru constatarea existenţei
sau inexistenţei vreunui drept, com petenţa instanţei se determ ină după regulile prevă
zute pentru cererile având ca o b iect realizarea dreptului, potrivit art. 125 NCPC.
3.7. Tim brarea. Cererile în constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patri
m onial se tim brează potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. ( I 1) din Legea nr. 146/1997 privind
taxele ju d iciare de tim bru, ce fac trim itere la art. 2 alin. (1) din acelaşi act normativ, care
constituie prevederi cu caracter de drept com un în m ateria tim brării pentru cererile în
realizarea dreptului. Cererile în constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepa
trim onial se tim brează cu taxă fixă, potrivit dispoziţiilor art. 3 lit. a) din acelaşi act nor
mativ.
4. Cererea în realizare d e d re p tu ri. în privinţa noţiunii cererii în realizare, aceasta
reprezintă cererea prin care reclam antul, ce se pretinde titularul unui drept subiectiv,
solicită instanţei să îl oblige pe pârât la respectarea dreptului, iar, dacă acest lucru nu mai
este posibil, la despăgubiri pentru prejudiciul suferit.
Hotărârea judecătorească pronunţată într-o astfel d e acţiune constituie, de regulă,
titlu executoriu, spre deosebire de cea prin care a fo st soluţionată o acţiune în consta
tare, astfel încât poate reprezenta tem ei pentru dem ararea procedurii executării silite.
Prin excepţie, hotărârea pronunţată într-o acţiu ne în realizare având ca obiect exe
cutarea unei obligaţii de a face intuita perso n a e nu este susceptibilă de a fi executată
silit, din m om ent ce executarea acesteia im plică în m od necesar participarea debitorului,
căruia nu i s-a r putea im pune în mod d irect să execute un fapt strict personal, întrucât
aceasta ar conduce la afectarea libertăţii sale individuale. îm prejurarea că prin Decizia
nr. 3/2011, pronunţată de în a lta Curte d e Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, în recurs în
interesul legii, s-a stabilit obligativitatea parcurgerii procedurii execuţionale prin în cu vi
inţarea executării silite şi em iterea som aţiei către debitor, prealabil sesizării instanţei de
judecată, pentru aplicarea am enzii civile în cazul neexecutării o b ligaţiilor de a face cu
caracter strict personal, nu este de natură să confere posibilitatea creditorului de a exe
cuta silit în m od d irect obligaţia stabilită în sarcina debitorului.
Astfel, aplicarea am enzilor com inatorii în sistem ul C odului de procedură civilă din
1865 nu sem nifica o executare silită propriu-zisă, ci constituia un m ijloc d e constrângere
indirectă a debitorului, prin interm ediul patrim oniului său, pentru a executa în natură
obligaţia cu caracter strict personal la care a fost obligat. în noul Cod d e procedură civilă,
instituţia am enzilor com inatorii în favoarea statului incidenţă în privinţa obligaţiilor de a
face sau de a nu face intuita perso n a e a fost înlocuită cu cea a penalităţilor în favoarea
creditorului, stabilite pe zi de întârziere, potrivit art. 905 NCPC.
Cu titlu exem plificativ, constituie cereri în realizare: cererea în revendicare, cererea în
pretenţii, cererea având ca obiect obligaţia d e a face, cererea vizând declararea nulităţii
absolute sau relative a unui act juridic, cererea vizând rezoluţiunea sau rezilierea unui
act ju rid ic (cu excepţia situaţiei în care această sancţiune operează de drept, caz în care
acţiunea are caracter d e cerere în constatare), acţiunea revocatorie etc.
în ceea ce priveşte cererea având ca obiect pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti
care să ţină loc de contract de vânzare, aceasta constituie o acţiune în executarea o bli
gaţiei contractuale stipulate în antecontract de a perfecta contractul de vânzare pre
conizat, hotărârea judecătorească având efect constitutiv din m om entul răm ânerii sale
definitive. Având în vedere aspectele m enţionate, o astfel de cerere este în realizare, iar
nu în constatare, m otiv pentru care apreciem că m inuta pronunţată în cadrul acţiunii
100 D t U A N A K i S A T H SQ H A fi)
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 36
analizate a r trebui form ulată în sensul: „Prezenta hotărâre ţine loc de contract d e vân
zare, încheia t între reclam antul A, în calitate de cum părător, ş i p â râ tu l B, în calitate de
vânzător, având ca obiect d rep tu l d e proprietate asupra im obilului, situ a t în localitatea
X c o m p u s din teren (suprafaţă, categorie, vecinătăţi) ş i din con strucţie (suprafaţă utilă,
num ăr cam ere, dependinţe), p reţu l fiin d în cuantum de y Ie r . Astfel, o m inută d e genul
„Constată d rep tu l de proprietate a i reclam antului asupra im obilului* nu re fle cţi un raţio
nam ent ju rid ic riguros, întrucât dreptul de proprietate al reclam antului nu este preexis
tent, ci, dim potrivă, acesta ia naştere prin hotărârea judecătorească.
De asem enea, cererea m enţionată an terio r nu are nici caracterul unei cereri ?n con
stituire de drepturi, întrucât reclam antul nu solicită aplicarea legii la anum ite fapte, ci
invocă dreptul său de creanţă izvorât din antecontract vizând executarea obligaţiei părţii
cocontractante de a proceda la încheierea contractului.
S. Cererea în co n stitu ire de d reptu ri. Ca noţiune, cererea în constituire de drepturi
desem nează acea cerere prin care reclam antul solicită instanţei aplicarea legii la anu
m ite fapte pe care le invocă, în scopul de a crea o situaţie ju r id ic i n o u l între părţi.
Hotărârile pronunţate îşi vo r produce efectele, în principiu, num ai pentru viitor. Astfel,
fac parte din acest tip de acţiuni în constituire de drepturi cererea de divorţ, cererea
pentru punerea su b interdicţie sau pentru ridicarea acesteia, cererea de încuviinţare a
adopţiei sau de desfacere a acesteia etc.
Prin excepţie, e x iş ti ipoteze în care, deşi se creează o situaţie ju rid ic i nouă, hotărâ
rea pronunţată în astfel d e acţiuni produce efecte şi pentru trecut, nu num ai pentru vii-
to r (cererile d e anularea căsătoriei, d e stabilire a filiaţiei faţă de m am a sau faţă d e tată,
de t lg ld u ir e a paternităţii, de anulare a adopţiei etc.).
C O M E N T A R IU
Sim bioza e x iste n tl între dreptul substanţial şi dreptul procesual este su b lin iat! în
noul Cod de p ro c e d u ri c iv il! şi prin dispoziţiile articolului a n a liza t calitatea p ro cesu ali
fiind determ inată d e transpunerea în plan procesual a su biectelo r raportului ju rid ic civil
concret dedus ju d e c iţi!. De pildă, dacă raportul de drept substanţial este unul obMgaţio-
nal, ale cărui su biecte de drept sunt un credito r şi un debitor, raportul de drept procesual
vizând valorificarea dreptului de creanţă respectiv va avea ca părţi pe acelaşi creditor şi
pe acelaşi debitor.
Ca definiţie doctrinară, calitatea procesuală presupune existenţa unei identităţi între
persoana reclam antului şi cel care este titularul dreptului afirm at (calitate procesua lă
activă), precum şi între persoana pârâtului şi cel care este subiect pasiv în raportul juridic
dedus ju decăţii (calitate procesuală p a sivă ).
în cazul situaţiilor ju rid ice pentru a căror realizare calea justiţiei este obligatorie, cali
tatea procesuală activă aparţine celui care se poate prevala d e acest interes, iar calitatea
procesuală pasivă aparţine celui faţă de care se poate realiza interesul respectiv.
Particularizând pentru ipoteza acţiunii în revendicare im obiliară, calitatea procesuală
activă revine reclam antului, proprietar neposesor, lipsit de atributele dreptului de pro-
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 101
A rt. 36 C a r t e a i. D is p o z iţ ii g en er a le
prietâte spre a cărui valorificare tinde prin exerciţiul acţiunii, iar calitatea procesuală
pasivă aparţine pârâtului, posesor ne proprietar sau detentor precar.
N eacceptarea de către reclam ant a succesiunii în term enul d e opţiune instituit de
lege conduce la adm iterea excepţiei lipsei calităţii procesuale active în ipoteza prom o
vării unei acţiuni în dezbatere succesorală, iar nu a excepţiei prescripţiei dreptului de
opţiune succesorală, aceasta din urm ă constituind o apărare de fond ?n planul dreptului
substanţial, ce se reflectă în planul dreptului procesual sub form a excepţiei lipsei calităţii
procesuale active.
Tn situaţia în care legea conferă legitim itate procesuală activă oricărei persoane inte
resate, d a c i o atare cerinţă nu este îndeplinită, excepţia procesuală ce urm ează a fi
adm isă este excepţia lipsei de interes, iar nu aceea a lipsei calităţii procesuale active,
întrucât elem entul esenţial d e natură a determ ina soluţia instanţei îl constituie interesul
(spre exem plu, situaţia acţiunii în constatarea nulităţii absolute a unui act juridic).
Cu titlu exem plificativ, nu au calitate procesuală activă: legatarul unei sum e de bani
?ntr-o acţiune în revendicare ce are ca obiect un bun im obil din patrim oniul autorului
său, întrucât vocaţia sa succesorală priveşte strict sum a de ban!m; un terţ (p e n itu s extra
nei) care solicită rezoluţi unea/rezilierea unui act juridic, fără a avea calitatea de parte
contractantă; o persoană care nu are calitatea de titu lar al dreptului de coproprietate
asupra bunului şi care prom ovează o acţiune de partajare a acestuia; nudul proprietar al
unui im obil care introduce o acţiune în obligarea pârâtului la plata contravalorii lipsei de
folosinţă a im obilului deţinut abu ziv etc.
Tn cadrul acţiunii în constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra unui im o
bil prin efectul uzucapiunii în sistem ul Codului civil din 1864, legitim area procesuală
pasivă aparţine proprietarului nediligent al bunului ce a perm is exercitarea de către o
altă persoană a unei posesii utile asupra acestuia un tim p în d e lu n p t, dată fiind dubla
natură a uzucapiunii, atât m od de dobândire a unui drept real, dar şi sancţiune.
Nu au calitate procesuală pasivă în cadrul unei astfel de acţiuni posesorii interm ediari
şi succesivi ai unui teren, ce au intrat în posesia acestuia în tem eiul unor acte netransla-
tive de proprietate (înscrisuri sub sem nătură privată intitulate de părţi „chitanţe", care
consem nează vânzarea terenului în schim bul unui preţ şi care reprezintă acte juridice
lovite de nulitate absolută, sancţiunea decurgând din nerespecta rea form ei autentice
cerute de lege a d validitotem ), întrucât aceste persoane nu au avut niciodată calitatea
de proprietari ai bunului uzucapat.
De asem enea, nu justifică calitatea procesuală pasivă în astfel d e acţiuni consiliile
locale sau ju deţene, care au statut de autoritate deliberativă, ci num ai unităţile adm inis-
trativ-teritoriale (com una, oraşul, judeţul, m unicipiul). în m ăsura în care bunul în privinţa
căruia se solicită uzucapiunea face parte din dom eniul privat al acestora.
Tn sarcina reclam antului există obligaţia d e a justifica atât calitatea procesuală activă,
cât şi calitatea procesuală pasivă, prin indicarea m otivelor de fapt şi d e drept în cuprinsul
cererii form ulate. Nu s-ar putea invoca de către reclam ant lipsa rolului activ al instanţei
în determ inarea persoanei care ar justifica calitatea procesuală a pârâtului, întrucât o bli
gaţia m enţionată îi Incum bă lui însuşi. în calitate de persoană care a declanşat procedura
judiciară.
Rolul instanţei constă num ai în verificarea identităţii dintre cel chem at în judecată
şi subiectul pasiv al raportului ju rid ic dedus judecăţii sau persoana în contradictoriu cu
102 D t U A N A K i S A T H tO H A M
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 36
care trebuie realizat interesul reclam antului, precum şi a identităţii dintre cel care pro
m ovează cererea şi titularul dreptului subiectiv sau cel care se prevalează de un anum it
interes. în conform itate cu art. 194 lit. e) N CPC cu trim itere la art. 150, dacă dovada cali
tăţii procesuale active şi pasive se face prin înscrisuri, reclam antul trebuie să le propună
prin cerere şi să le anexeze cererii d e chem are în judecată (spre exem plu, titlul de pro
prietate al reclam antului, în m ăsura în care acesta prom ovează o acţiune în revendicare;
contractul d e îm p ru m u t încheiat între părţi, în m ăsura în care acţiunea cu care instanţa
este învestită este o acţiune în valorificarea dreptului de creanţă rezultat din contract
etc.). Dacă o atare probă nu a fo st propusă prin cerere, aceasta poate fi solicitată de
reclam ant şi încuviinţată de instanţă în cursul procesului num ai în condiţiile art. 254
alin. (2) NCPC, în caz contrar reclam antul fiind decăzut din dreptul de a propune probe,
această sancţiune putând fi invocată şi din oficiu de către instanţă. în ipoteza în care
reclam antul nu probează calitatea procesuală activă/pasivă, instanţa va invoca din oficiu
excepţia lipsei calităţii procesuale active/pasive, pe care o va pune în discuţia contradic
torie a părţilor, urm ând a o adm ite în consecinţă.
Legea stabileşte pentru anum ite acţiuni civile calitatea procesuală activă sau, după
caz, pasivă. Cu titlu exemplificativ, redăm urm ătoarele: în ipoteza acţiunii în stabilirea filia
ţiei faţă de m am ă, calitatea p ro cesu ali activă aparţine copilului sau, după m oartea aces
tuia, m oştenitorilor copilului, iar calitatea procesuală pasivă aparţine pretinsei mamei
sau, după m oartea acesteia, m oştenitorilor pretinsei m am e (art. 423 NCC); în ipoteza
acţiunii în stabilirea filiaţiei faţă de tată, calitatea procesuală activă aparţine copilului sau,
după m oartea acestuia, m oştenitorilor copilului, iar calitatea procesuală pasivă aparţine
pretinsului tată sau, după m oartea acestuia, m oştenitorilor pretinsului tată (art. 425 NCC);
în ipoteza acţiunii în tăgada paternităţii, calitatea procesuală activă aparţine soţului mamei,
m am ei, tatălui biologic, copilului şi, în cazul decesului acestor persoane, m oştenitorilor lor,
în tim p ce calitatea procesuală pasivă aparţine copilului, dacă acţiunea este pornită de
soţul m am ei, sau, după m oartea copilului, m am ei sau altor m oştenitori ai săi. Totodată,
calitatea procesuală pasivă în cazul acţiunii în tăgada paternităţii aparţine soţului, în
ipoteza în care acţiunea este prom ovată de m am ă sau de copil, ori, după decesul acestuia,
m oştenitorilor săi. De asem enea, dacă acţiunea în tăgada paternităţii este introdusă de
către tatăl biologic, calitatea procesuală pasivă aparţine soţului m am ei şi copilului, iar
în cazul decesului acestora, m oştenitorilor săi (art. 429 NCC); în cazul divorţului judiciar,
calitatea procesuală activă aparţine num ai soţilor [art. 917 alin. (1) NCPCJ.
în ipoteza acţiu n ilo r în pretenţii, având în vedere că în raportul ju rid ic obligaţional
dedus judecăţii sunt determ inaţi atât subiectul activ, cât şi subiectul pasiv, verificarea
calităţii procesuale active şi pasive nu prezintă dificultăţi, părţile procesului fiind identice
cu subiectele raportului ju rid ic de drept substanţial.
în schim b, în ipoteza acţiunilor reale, pentru a se stabili calitatea procesuală activă,
uneori se im pune adm inistrarea aceloraşi probe ca şi pentru dovedirea dreptului afir
m at (spre exem plu, efectuarea unei expertize tehnice im obiliare în specialitatea topo
grafie având ca obiectiv identificarea terenurilor, astfel cum rezultă din actele de pro
prietate ale părţilor, pentru a se stabili dacă una dintre acestea ocupă o suprafaţă din
terenul celeilalte părţi). în acest caz, art. 248 alin. (4) N CPC prevede dreptul instanţei de
a uni excepţia invocată cu adm inistrarea probelor, respectiv cu fondul cauzei, arătând
că această soluţie se im pune num ai dacă pentru judecarea excepţiei este necesar să
se adm inistreze aceleaşi dovezi ca şî pentru finalizarea etapei cercetării procesului sau,
după caz, pentru soluţionarea fondului.
D s l ia Na r c is a Th eo h a m 103
A rt. 37 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
1. Situ a ţii prevăzute d e lege. Articolul 37 NCPC vizează corelaţia dintre calitate şi
interes, drept condiţii distincte d e exerciţiu ale acţiunii civile.
Legea nu atribuie calitate procesuală activă oricăror persoane care ar putea justifica
un interes [în situaţia divorţului judiciar, num ai soţii au calitate procesuală activă, potri
v it dispoziţiilor art. 917 alin. (1) NCPC, deşi, spre exem plu, cercul persoanelor interesate
să prom oveze o acţiune în desfacerea căsătoriei unor persoane în tre care raporturile de
convieţuire su n t grav vătăm ate, existând riscul unei influenţe nefaste asupra creşterii şi
educaţiei copiilor, este m ult m ai larg].
în schim b. în anum ite situaţii expres prevăzute, legea conferă legitim itate procesuală
activă unor persoane care nu invocă un interes direct sau personal. Este de m enţionat
faptul că, în ipoteza în care partea nu justifică un astfel de interes, pentru a avea legitim i
tate procesuală, legea trebuie să prevadă în m od expres această posibilitate.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 1560 alin. (1) şi (2) NCC, creditorul a cărui creanţă
este certă şi exigibilă poate să exercite drepturile şi acţiunile debitorului atunci când
acesta, în prejudiciul creditorului, refuză sau neglijează să le exercite, cu excepţia celor
strâns legate de persoana debitorului. Ca atare, în ipoteza a cţiu n ii oblice, interesul credi
torului are caracter personal, d a r nu şi direct, întrucât prin adm iterea acţiu nii drepturile
valorificate intră în patrim oniul debitorului, neconducând în mod nem ijlocit la satisface
rea dreptului de creanţă al reclam antul uî-creditor, interesul personal şi totodată direct
vîzându-l num ai pe debitor, creditorul obţinând num ai m ajorarea elem en telo r active ale
patrim oniului debitorului său şi, im plicit, asigurarea garanţiei com une a creditorilor.
De asem enea, potrivit art. 111 N CC, au obligaţia ca, de îndată ce află de existenţa
unui m in o r lipsit de îngrijire părintească, în cazurile prevăzute la art. 110 NCC vizând
instituirea tutelei (când am bii părinţi sunt, după caz, decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din
exerciţiul drepturilor părinteşti sau li s-a aplicat pedeapsa penală a interzicerii dreptu
rilor părinteşti, puşi sub interdicţie judecătorească, dispăruţi ori declaraţi judecătoreşte
m orţi, precum şi în cazul în care, la încetarea adopţiei, instanţa hotărăşte că este în inte
104 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 37
D su a Na r c is a Th so h a r i 105
A rt. 37 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
opune sau renunţă la judecată în mod expres. Potrivit art. 28 alin. (3) din lege, în exerci
tarea atribuţiilor prevăzute de alin. ( 1 ) şi (2), organizaţiile sindicale au calitate procesuală
activă.
2. C o relaţia interes - calitate pro cesu ală. Literatura de specialitate ju rid ică411a stabilit
urm ătoarele situaţii vizând corelaţia interes-calitate ce se pot ivi în practică:
a) dreptul la acţiune se exercită de o persoană fizică sau juridică având un interes
personal. în acest caz, de regulă, cel care justifică un interes personal are şi calitatea pro
cesuală, însă legea poate să nu acorde calitatea procesuală activă unor persoane care ar
justifica totuşi un interes propriu (spre exem plu, în m aterie d e divorţ);
b) dreptul la acţiu ne este exercitat de o persoană sau un organ care urm ăreşte reali
zarea interesului unei alte persoane. Este necesar ca legea să recunoască expres calita
tea procesuală activă persoanei sau organului;
c ) dreptul la acţiune este exercitat de reprezentanţii unor grupuri, în interesul respec
tivelor grupuri. în această situaţie, interesul este personal, iar calitatea procesuală activă
ap arţine grupului (aşa-num itele acţiuni so ciale). Ca exem plu, m enţionăm art. 23 din
Legea nr. 1/2000, referitor la com itetul constituit pentru dobândirea personalităţii ju ri
dice de către form ele asociative d e adm inistrare şi d e exploatare a terenu rilo r forestiere;
d) dreptul la acţiune este exercitat în interesul grupului d e către unul dintre m em brii
acestuia (aşa-num itele acţiuni so cio le u tsin g u li), acesta din urm ă neavând îm p utern ici
rea de a reprezenta grupul.
Pentru această ipoteză, este necesar ca legea să recunoască expres calitatea pro
cesuală activă a celui care acţionează în locul grupului, cum este cazul, spre exem plu,
al art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, potrivit căruia hotărârile adunării
generale (a unei societăţi pe acţiuni) contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate
în ju stiţie de oricare dintre acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală ori au
votat contra şi au cerut să se treacă aceasta în procesul-verbal al şedinţei, precum şi al
art. 174 alin. (2) din acelaşi act normativ, conform căruia hotărârile adunării deţinătorilor
d e obligaţiuni p o tfi atacate în ju stiţie de către deţinătorii care nu au luat parte la adunare
sau au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei;
e) dreptul la acţiune este exercitat de g ru p în apărarea intereselor unui m em bru al
grupului. în lipsa unei dispoziţii legale exprese, grupul nu are calitate procesuală;
f) dreptul la acţiu ne este exercitat în interesele m em brilor unui grup, de către aceş
tia. Nu suntem în prezenţa unui interes co le ctiv ci a unei sum e d e interese individuale,
aplicându-se regulile de la coparticiparea procesuală.
Când însă grupului i se recunoaşte, prin lege, calitatea procesuală, se ridică problem a
de a şti dacă m em brii grupului m ai pot exercita dreptul la acţiune. în rezolvarea acesteia,
trebuie pornit de la faptul că grupul are calitate procesuală num ai dacă interesul este
colectiv, ceea ce înseam n ă că toţi m em brii săi au un interes de aceeaşi natură, chiar
dacă prejudiciile lor nu sunt egale. în consecinţă, ar avea calitate procesuală activă un
m em bru al grupului care ar invoca un prejudiciu special, ce nu a fost suferit de toţi ceilalţi
m em bri ai grupului;
g) dreptul la acţiu ne este exercitat d e un grup, care urm ăreşte realizarea unui interes
colectiv. Prin definiţie, interesul nu este personal, ci este înlocuit cu unul colectiv, însă
num ai dacă legea acordă expres calitate procesuală activă grupului.
1)1 V.M. Cio b a n ii, G. Boroi, T.C. 8 riciu , D rep t p ro cesu al civrl. Cu re selectiv. Teste grilă, ed. s 5-a, Ed . C.H . Beck.
Bucureşti, 2 0 1 1 , p. 11-12.
D t U A N A K i S A T H tO H A M
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 38
Este cazul sindicatelor şi al anu m ito r asociaţii (pentru protecţia consum atorilor, pen
tru protecţia m ediului) care acţionează fără să urm ărească valorificarea unor drepturi
substanţiale proprii, ci a unor drepturi ale aderenţilor, aceştia din urmă fiind destinatarii
regulilor de drept ce se urm ăresc a fi valorificate;
h) dreptul la acţiu ne este exercitat în apărarea unui interes general. în principiu,
num ai M inisterul Public a r trebui să aibă calitate procesuală şl niciun grup sau per
soană nu s-a r putea prevala direct de acest interes, însă violarea unui interes general nu
exclude şi violarea unui interes co lectiv sau individual.
Uneori, legea desem nează anum ite organe ca având calitate procesuală pentru valo
rificarea unui interes care poate fi considerat ca fiind general. Astfel, art. 39 alin. (2) din
Legea nr. 47/1992, republicată, referitor la contestaţia privind constituţionalitatea unui
partid politic, prevede că aceasta poate fi fo rm u la ţi de preşedintele uneia dintre Cam e
rele Parlam entului (pe baza unei hotărâri adoptate de Cam eră cu votul m ajorităţii m em
brilor s i l ) sau de Guvern.
C O M E N T A R IU
1. M om entu l la care poate avea lo c tran sm iterea ca lită ţii pro cesuale. Noul cod pre-
ved e în m od expres posibilitatea transm iterii calităţii de reclam ant, pârât sau interveni'
ent, pe cale legală sau în tem eiul unui contract.
Transm iterea calităţii părţilor decurge din schim barea subiectelor raportului ju rid ic
dedus ju decăţii şi are ca efect în pian procesual transm iterea drepturilor şi obligaţiilor
procesuale a le părţii iniţiale.
Drepturile şi obligaţiile procedurale po t fi transm ise oricând în cursul procesului, chiar
şi în etapa apelului sau a recursului, întrucât transm isiunea calităţii părţilor reprezintă o
consecinţă a schim bărilor produse în conţinutul raportului ju rid ic de drept substanţial,
acestea nefiind lim itate în timp.
De asem enea, transm iterea calităţii părţilor poate avea loc num ai în tim pul desfăşu-
rării unui proces, eventuala schim bare a uneia dintre părţile raportului de drept substan*
ţial intervenită anterior declanşării acestuia fiind d e natură să atragă, de pildă, adm iterea
excepţiei lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului sau, după caz, a lipsei caii-
tâţii procesuale pasive, în situaţia în care cererea de chem are în judecată se form ulează
to t în contradictoriu cu partea iniţială, reclam antul neţinând cont de schim barea operată
în planul dreptului substanţial.
Spre exem plu, dacă o parte a unui act ju rid ic a decedat anterior prom ovării de către
cealaltă parte a acţiunii în declararea nulităţii actului, iar aceasta din urm ă form ulează
cererea în contradictoriu cu partea decedată, instanţa nu va lua act de transm isiunea
calităţii procesuale pasive şt nu va introduce în cauză m oştenitorii părţii decedate, ci,
dim potrivă, va adm ite excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtului şi va
respinge cererea în consecinţă. Reclam antul are însă posibilitatea, prin raportare la d is
poziţiile art. 204 alin. (1) NCPC, să-şi m odifice cererea su b aspectul cadrului procesual
pasiv până la prim ul term en la care va fi legal citat, când instanţa va lua act de m odifi-
carea cererii de chem are în judecată si va am âna pricina în vederea com unicării cererii
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 107
A rt. 38 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
10S D tU A N A K iS A THtOHAM
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 38
rea d e divorţ $e întem eiază pe culpa pârâtului şi reclam antul decedează în cursul pro
cesului, lăsând m oştenitori, aceştia vo r putea continua acţiunea, pe care instanţa o va
adm ite num ai dacă va constata culpa exclusivă a soţului pârât, în caz contrar dispunând
închiderea procesului (iar nu soluţia respingerii cererii). De asem enea, în conform itate
cu art. 4 2 9 alin. (1) N CC, acţiunea în tăgada paternităţii poate fi pornită de soţul m am ei,
de m am ă, de tatăl biologic, precum şi de copil, ea putând fi pornită sau, după ca 2, conti
nuată şi d e m oştenitorii acestora, în condiţiile legii (dispoziţii sim ilare există şi în privinţa
acţiunii în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei şi a acţiunii în stabilirea m aternităţii).
2.2. C a zu l p e rso a n e lo r ju rid ice . Pentru ipoteza persoanelor juridice, transm isiunea
legală a calităţii d e parte în proces are loc pe calea reorganizării persoanei juridice.
Astfel, potrivit art. 232 NCC, reorganizarea persoanei ju rid ice este operaţiunea ju ri
dică în care pot fi im plicate una sau m ai m ulte persoane ju rid ice şi care are ca efecte înfi
inţarea, m odificarea ori încetarea acestora.
Ca m oduri de reorganizare, prin raportare la dispoziţiile art. 233 alin. (1) N CC, reor
ganizarea persoanei ju rid ice se realizează prin fu ziu n e (absorbţia unei persoane ju rid ice
de către o altă persoană juridică sau contopirea m ai m ultor persoane ju rid ice pentru a
alcătui o persoană juridică nouă), divizare (totală - îm părţirea întregului patrim oniu al
unei persoane ju rid ice între două sau m ai m ulte persoane ju rid ice care există deja sau
care se înfiinţează prin divizare, sau parţială - desprinderea unei părţi din patrim oniul
unei persoane ju rid ice, care continuă să existe, şi transm iterea acestei părţi către una
sau mai m ulte persoane ju rid ice care există sau ca re se înfiinţează în a ce st m od) sau prin
transform are (atunci când o persoană ju rid ică, în cazurile prevăzute de lege, îşi încetează
existenţa, concom itent cu înfiinţarea, în locul ei, a unei alte persoane juridice).
în cazul fu ziu n ii, potrivit art. 235 NCC, în ipoteza absorbţiei, drepturile şi obligaţi
ile persoanei ju rid ice absorbite se transferă în patrim oniul persoanei ju rid ice care o
absoarbe, în tim p ce, în ipoteza contopirii, drepturile şi obligaţiile persoanei ju rid ice se
transferă în patrim oniul persoanei ju rid ice nou-înfiinţate.
în ipoteza divizării, potrivit art. 237 NCC, fiecare dintre persoanele ju rid ice dobândi-
to are va răspunde: a) pentru obligaţiile legate de bunurile care form ează obiectul drep
tu rilo r dobândite sau păstrate integral; b) pentru celelalte obligaţii a le persoanei ju rid ice
divizate, proporţional cu valoarea drepturilor dobândite sau păstrate, socotită după scă
derea obligaţiilor prevăzute la lit. a).
Raportat la dispoziţiile art. 239 N CC, în caz de divizare, contractele se vo r repartiza,
cu respectarea prevederilor art. 206 alin. (2), art. 237 şi 238 NCC, astfel în cât executarea
fiecăruia dintre ele să se facă în întregim e de către o singură persoană ju rid ică dobândi-
toare, afară num ai dacă aceasta nu este cu putinţă.
în cazul contractelor încheiate în considerarea calităţii persoanei ju rid ice supuse
reorganizării, acestea nu îşi încetează efectele, cu excepţia cazului în care părţile au sti
pulat expres contrariul sau m enţinerea ori repartizarea contractului este condiţionată de
acordul părţii interesate.
Potrivit dispoziţiilor art. 242 alin. (2) N CC, în cazul transform ării, drepturile şi obliga
ţiile persoanei ju rid ice care şi-a în cetat existenţa se transferă în patrim oniul persoanei
ju rid ice nou-în fiinţate, cu excepţia cazului în care actul prin care s-a dispus transform a
rea prevede altfel.
în ceea ce priveşte data transm iterii drepturilor şi obligaţiilor, în conform itate cu
dispoziţiile art. 242 NCC, în cazul reorganizării persoanelor ju rid ice supuse înregistrării,
transm iterea drepturilor şi obligaţiilor se realizează atât între părţi, cât şi faţă de terţi,
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 109
A rt. 39 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
num ai prin înregistrarea operaţiunii şi de la data acesteia, iar în privinţa celorlalte per
soane ju rid ice nesupuse înregistrării, transm iterea drepturilor şi obligaţiilor se realizează
atât între părţi, c i t şi faţă de terţi, num ai pe data aprobării de către organul com petent
a inventarului, a bilanţului contabil întocm it în vederea predării-prim irii, a evidenţei şi a
repartizării tuturor contractelor în curs de executare, precum şi a oricăror alte asem enea
acte prevăzute d e lege. în conform itate cu alin. (3) al aceluiaşi articol, în cazul bunurilor
im obile care fac obiectul transm isiunii, dreptul d e proprietate şi celelalte drepturi reale
se dobândesc num ai prin înscrierea în cartea funciară, în baza actului de reorganizare
încheiat în form ă a u te n tic i sau, după caz, a actului adm inistrativ prin care s-a dispus
reorganizarea, în so ţit în am bele situaţii, dacă este cazul, de certificatul de înregistrare a
persoanei ju rid ice nou-înfiinţate.
Spre exem plu, dacă în urm a divizării totale a unei persoane ju ridice, parte într-un
litigiu vizând executarea unui contract, ce a fo st repartizat uneia dintre persoanele nou-
înfiinţate, doar aceasta din urm ă va avea calitatea de a sta în proces în calitate de parte,
iar nu şi cealaltă societate rezultată din reorganizare.
3. Transm iterea c o n v e n ţio n a li a ca lităţii procesuale. Transm isiunea co n ve n ţio n a li
a calităţii de parte litigantă operează, în ipoteza raporturilor ju rid ice reale, în tem eiul
vânzării, schim bului, donării, aducerii ca aport a bunului litigios în cazul în care bunul
trece în patrim oniul societăţii, şi, în ipoteza raporturilor ju rid ice o b liga ţio n a le ,în tem eiul
cesiunii de creanţă, subrogaţiei personale, novaţiei prin schim bare de creditor/debitor,
stipulaţiei pentru altul şi preluării de datorie.
4. Efectele tran sm ite rii calităţii pro cesuale. Cel care dobândeşte calitatea procesu
ală ca efect al transm isiunii preia procesul în starea în care se găseşte în m om entul în
care a avu t loc aceasta, actele procedurale îndeplinite de autorul sau fiindu-i opozabile,
urm ând ca, pe viitor, toate actele de p ro ce d u ri să se îndeplinească şi faţă de acesta.
Prin urm are, persoana căreia i s-a transm is calitatea d e parte a autorului sau nu
poate solicita reaudierea unui martor, pentru singurul m otiv că nu participat ia aud ie
rea m artorului respectiv şi nu a putut s i - i pună întrebări, d a c i o atare reaudiere nu este
im pusă pentru ju sta soluţionare a cauzei. D e asem enea, această persoană nu poate so li
cita readm inistrarea probei cu expertiză, pentru considerentul că nu a fo st convocată fa
faţa locului, în condiţiile în care autorul său a fo st legal convocat, proba fiind adm inis
trată anterior transm iterii cal iţ iţ i i procesuale.
ArC. 3 9 . Situ aţia procesu ală a în străin ăto ru lu i şi a su ccesorilor săi. (1) Dacă
în cursul procesului dreptul litigios este transm is p rin acte intre vii cu titlu par
ticular, judecata v a continua între părţile iniţiale. D acă însă transferul este făcut,
în condiţiile legii, prin acte cu titlu particular pentru cauză de m oarte, judecata
va continua cu succesorul universal ori cu titlu universal al autorului, după caz.
(2) în toate cazurile, succesorul cu titlu particular este obligat să intervină în
cauză, dacă are cunoştinţă de existenţa procesului, sau poate să fie introdus în
cauză, la cerere ori din oficiu. In acest caz, instanţa va decide, după îm prejurări
şi ţinând seam a de poziţia celorlalte părţi, dacă înstrăinătorul sau succesorul uni
versal ori cu titlu universal al acestuia va răm âne sau, după caz, va fi scos din
proces. D acă înstrăinătorul sau, după caz, succesorul universal ori cu titlu uni
versal al acestuia este scos din proces, ju d ecata va continua num ai cu succesorul
110 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 39
C O M E N T A R IU
1. Situ aţii. A rticolul 39 NCPC vizează efectele transm iterii dreptului litigios în cursul
procesului prin acte ju rid ice cu titlu particular.
Actul ju rid ic cu titlu particular vizează transm iterea unui drept subiectiv civil privit
individual (ut singuli), precum contractul de vânzare, contractul de donaţie, legatul unor
bunuri determ inate etc. Actul ju rid ic cu titlu particular poate fi încheiat între vii - inter
vivos (efectele ju rid ice se produc independent d e m oartea autorului) sau pentru cauză
de m oarte - m ortis causa (efectele ju rid ice se produc exclusiv în m om entul şi su b con
diţia m orţii autorului).
Noul Cod d e procedură civilă distinge în cazul înstrăinării dreptului litigios printr-un
act ju rid ic cu titlu particular în tre ipoteza înstrăinării între vii şi cea a înstrăinării pentru
cauză de m oarte, fără a prezenta interes caracterul gratuit sau oneros al înstrăinării.
1.1. Transm iterea dreptului litigios p rin a cte în tre v ii c u titlu particular. Astfel, spre
deosebire d e so luţiile adoptate an terio r intrării in vigoare a noului Cod d e procedură
civilă, potrivit art. 39 alin. ( l) t e z a l.d a c ă în cursul procesului dreptul litigios este transm is
prin acte între vii cu titlu particular, judecata va continua între părţile iniţiale.
Prin urm are, în ipoteza în care pe parcursul unui litigiu având ca obiect revendicare
im o b ilia ri reclam antul vin d e dreptul de proprietate litigios asupra im obilului, potrivit
noii reglem entări instanţa nu va mai lua act în m od autom at de transm iterea calităţii
procesuale active de la în stră in lto r la dobânditor, ci, dim potrivă, procesul va continua,
în prim ă fază, între părţile in iţia le -re d a m a n t-în stră in ă to r şi p â rlt.
1.2. Transm iterea d re p tu lu i litigios p rin a cte cu titlu p a rticu la r p entru cauza de
m o arte. Dacă însă transferul este făcut, în condiţiile legii, prin acte cu titlu particular
pentru cauză de m oarte, judecata va continua cu succesorul universal ori cu titlu
universal al autorului, după caz, potrivit dispoziţiilor art. 39 alin. (1) teza a l!-a NCPC,
fiind evident faptul că procesul nu ar mai putea continua în configuraţia iniţială, ca în
cazul tezei I a aceluiaşi alineat.
Ca atare, în ipoteza în care reclam antul a instituit un legatar cu titlu particular şi, în
cursul procesului vizând bunul ce a constituit o b iect al legatului, reclam antul decedează,
litigiul va continua, în prim ă fază, între pârât şt succesorii universali sau cu titlu universal
ai reclam antului, care preiau poziţia procesuală avută de acesta.
2. Introdu ce rea în cau ză a su ccesorul ui cu titlu particular. D ispoziţiile art. 39 alin. (2)
teza I NCPC prevăd însă că, în toate cazurile, succesorul cu titlu particular este obligat să
intervină în cauză, dacă are cunoştinţă d e existenţa procesului, sau poate să fie introdus
în cauză, la cerere ori din oficiu.
Sintagm a „în toate cazurile" folosită în textul legal are în vedere atât ipoteza înstrăinării
dreptului litigios prin act ju rid ic cu titlu particular inter vivos (vânzare, donaţie, schim b
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 111
A rt. 40 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
etc.}, c i t şi cea a înstrăinării dreptului prin act ju rid ic cu titlu particular m ortis coasa
(legat cu titlu particular).
Prin urm are, în am bele ipoteze, succesorul cu titlu particular va fi introdus în proces,
din proprie iniţiativă sau în m od forţat (la cererea oricărei părţi litigante sau de către
instanţă din oficiu).
Cererea de introducere în cauză a succesorului cu titlu particular, independent dacă
este form ulată de către acesta sau de către părţi, nu urm ează regim ul ju rid ic al cere
rilor d e Intervenţie, din m om ent ce efectele ju rid ice produse în tem eiul acestora sunt
distincte. în tim p ce în cazul intervenţiei voluntare principale instanţa este învestită cu
o nouă pretenţie, în ipoteza cererii de introducere în proces a succesorului cu titlu parti
cular, el preia, în principiu, poziţia procesuală a înstrăinătorul ui, cadrul procesual nesu
ferind o lărgire sub aspectul obiectului. D e asem enea, în ipoteza cererii d e chem are în
judecată a altor persoane care a r putea pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclam antul, între
intervenientul forţat şi reclam ant există o contrarietate d e interese, dreptul subiectiv
civil disputat putând aparţine num ai unuia dintre aceştia, în tim p ce între succesorul cu
titlu particular şi înstrăinător nu există un asem enea conflict.
Totodată, introducerea în cauză din oficiu de către instanţă a succesorului cu titlu
particular reprezintă una dintre ipotezele la care face trim itere art. 78 alin. (1) NCPC, care
vizează cazurile expres prevăzute de lege când judecătorul dispune din oficiu introduce
rea în cauză a altor persoane.
După introducerea în proces a succesorului cu titlu particular, instanţa va decide dacă
înstrăinătorul sau, în cazul decesului acestuia, succesorul său universal sau cu titlu uni
versal, va răm âne sau va fi sco s din proces, avându-se în vedere şi poziţia procesuală a
celorlalte părţi exprim ată în acest sens.
Totodată, apreciem că scoaterea din proces a înstrăinătorului sau a succesorului său
universal sau cu titlu universal operează în tem eiul transm isiunii calităţii procesuale, iar
nu ca urm are a adm iterii excepţiei lipsei calităţii procesuale active sau pasive, după caz.
Dacă înstrăinătorul sau, după caz, succesorul universal ori cu titlu universal al aces
tuia este scos din proces, judecata va continua num ai cu succesorul cu titlu particular
ca re v a lua procedura în starea în care se află la m om entul la care acesta a intervenit sau
a fo st introdus în cau 2ă, putând beneficia de efectele hotărârii judecătoreşti sau existând
posibilitatea să fie obligat prin aceasta.
3. Efectele ho tărârii. Hotărârea pronunţată contra în strlin ă to ru lu i sau succesorului
universal ori cu titlu universal al acestuia, după caz, va produce de drept efecte şi contra
succesorului cu titlu particular şi va fi întotdeauna opozabilă acestuia din urm ă, chiar şi
în ipoteza în care nu a fost introdus în proces, însă num ai în privinţa bunului transm is,
apreciindu-se că, deşi nu a participat la judecată, acesta reprezintă persoana autorului
său în ceea ce priveşte dreptul în discuţie.
Legea prevede o excepţie de la această regulă, şi anum e aceea în care succesorul cu
titlu p a rticu la ra dobândit dreptul cu bună-credinţă şi nu m ai poate fi evins, potrivit legii,
de către adevăratul titular.
112 D t U A N A K i S A T H tO H A M
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 40
(2) încălcarea d is p o z iţ iilo r prezentului titlu poate, de asem enea, atrage apli
carea şi a altor sancţiuni prevăzute de lege, iar ce l care a suferit un prejudiciu are
dreptul de a fi despăgubit, potrivit dreptului com un.
C O M E N T A R IU
1. Excepţia lip se i ca p acităţii pro cesuale. în ipoteza în care entitatea care a form ulat
cererea tn ju stiţie nu are capacitate procesuală de folosinţă, cu excepţia situaţiei tn care
aceasta este o asociaţie, societate sau altă entitate fără personalitate juridică, constituită
potrivit legii, caz în care poate sta în judecată prin raportare la prevederile art. 56 alin. (2)
N C P C partea adversă sau instanţa din oficiu va invoca şi va adm ite excepţia lipsei capa
cităţii procesuale de folosinţă a reclam antului, declarând nulă cererea.
Dacă cererea în ju stiţie este form ulată îm potriva unei persoane fizice sau entităţi lip
site de capacitate procesuală de folosinţă, cu excepţia celo r m enţionate la art. 56 alin. (2)
NCPC, partea adversă sau instanţa din oficiu va invoca şf va adm ite excepţia lipsei capa
cităţii procesuale de folosinţă a pârâtului şi va respinge cererea ca fiind form ulată îm p o
triva unei persoane lipsite de capacitate procesuală de folosinţă. în acest caz nu va opera
sancţiunea nulităţii cererii, întrucât efectele acesteia nu se pot produce decât în privinţa
actelor de procedură efectuate d e către o entitate lipsită d e capacitate procesuală, iar
nu şi a celor îndeplinite de o persoană capabilă potrivit legii îm potriva uneia incapabile.
Aceste observaţii sunt valabile şi în privinţa persoanelor lipsite d e capacitate proce
suală de exerciţiu, cu singura diferenţă că în ipoteza în care o astfel de persoană a pro
m ovat cererea, după adm iterea excepţiei corespunzătoare, instanţa va anula cererea, iar
nu va declara nulitatea acesteia, distincţia având la bază felul diferit al nulităţii actului
efectuat - nulitate relativă, în cazul lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu, şi nulitate
absoluta, în cazul lipsei capacităţii procesuale de folosinţă.
Excepţia lipsei capacităţii procesuale este o excepţie de fond (vizează încălcarea unei
condiţii de exerciţiu a acţiunii civile), absolută {în ipoteza lipsei capacităţii procesuale de
folosinţă) sau, după caz. relativă cu regim derogatoriu (în ipoteza lipsei capacităţii pro
cesuale de exerciţiu) şi perem ptorie (adm iterea sa conduce la îm piedicarea soluţionării
fondului cererii).
De regulă, în ipoteza invocării m ai m ultor excepţii procesuale, excepţia lipsei capaci
tăţii procesuale va fi pusă în discuţie şi soluţionată după excepţia d e netim brare sau de
insuficientă tim brare, excepţia d e necom petenţă, excepţia vizând nelegala com punere
sau constituire a instanţei, d a r în ain te de excepţia autorităţii de lucru judecat, d e excep
ţia lipsei calităţii procesuale, de excepţia prescripţiei dreptului la acţiune în sens m aterial
etc.
Ca atare, dacă în privinţa aceleiaşi cereri se invocă atât excepţia lipsei capacităţii pro
cesuale. cât şi excepţia lipsei calităţii procesuale, instanţa se va pronunţa asupra pri
m ei excepţii şi num ai tn ipoteza în care o va respinge se va pronunţa şi asupra celei
de-a doua excepţii. A preciem că soluţia pronunţării instanţei asupra am belor excepţii în
sensul adm iterii acestora nu este una riguroasă, din m om ent ce prin adm iterea prim ei
excepţii, a lipsei capacităţii procesuale de folosinţă, instanţa a u to m a ta pronunţat o solu
ţie de dezînvestire, consecinţa fiind nulitatea sau, după caz, respingerea cererii pentru
lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. A proceda suplim entar şi la adm iterea excepţiei
lipsei calităţii procesuale nu este de natură decât să creeze dificultăţi în privinţa m odului
de respingere a cererii pentru lipsa capacităţii procesuale sau pentru lipsa calităţii pro
cesuale.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 113
A rt. 40 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
2. Excepţia lipsei ca lităţii procesuale. Oacă partea care form ulează cererea nu este
titularul dreptului afirm at sau nu este cel care se prevalează de Interesul realizării unei
situaţii ju rid ice pentru care calea ju stiţiei este obligatorie, partea adversă sau instanţa
din oficiu va invoca excepţia lipsei calităţii procesuale active, cererea urm ând a fi res
pinsă ca fiind form ulată de o persoană lipsită de calitate procesuală activă.
Dacă partea îm potriva căreia este form ulată cererea nu este subiect ut p asiv al rapor
tului ju rid ic dedus ju decăţii ori persoana faţă d e care se poate realiza interesul d e care se
prevalează reclam antul, partea adversă sau instanţa din oficiu va invoca excepţia lipsei
calităţii procesuale pasive, cererea urm ând a fi respinsă ca fiind form ulată îm potriva unei
persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.
Excepţia lipsei calităţii procesuale este o excepţie de fond (vizează încălcarea unei
condiţii d e exerciţiu a acţiunii civile), absolută (se încalcă norm e de ordine publică) şi
perem ptorie (adm iterea sa conduce la îm piedicarea soluţionării fondului cererii).
De regulă, în ipoteza invocării m ai m ultor excepţii procesuale, excepţia lipsei calită
ţii procesuale va fi pusă în discuţie şi soluţionată după excepţia de netim brare sau de
insuficientă tim brare, excepţia de necom petenţă, excepţia vizând nelegala com punere
sau constituire a instanţei, excepţia lipsei capacităţii procesuale, dar în ain te de excepţia
prescripţiei dreptului la acţiune în sens m aterial etc. Potrivit art. 112 alin. (2) NCPC, dacă
un pârât a fost chem at în judecată num ai în scopul sesizării instanţei com petente pen
tru el, oricare dintre pârâţi poate invoca necom petenţa la prim ul term en de judecată la
care părţile sunt legal citate în faţa prim ei instanţe. Prin urm are, în acest caz, apreciem
că excepţia lipsei calităţii procesuale a pârâtului introdus fictiv în proces pentru deter
m inarea com petenţei unei anum ite instanţe va fi soluţionată cu prioritate în raport de
excepţia de necom petenţă.
Dacă pentru soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesuale a fo st necesară adm inis
trarea de probe com une cu fondul cauzei şl excepţia procesuală a fo st unită cu fondul
în tem eiul dispoziţiilor art. 2 4 S alin. (4) NCPC, la m om entul acordării cuvântului în dez
bateri asupra fondului cererii instanţa va repune în discuţie excepţia procesuală vizată,
ch iar dacă a m ai fost discutată la m om entul la care s-a dispus unirea acesteia cu fondul
cererii, întrucât părţile v o r pune concluzii ţinând cont de probele adm inistrate ulterior
luării acestei dispoziţii.
în ipoteza unei acţiuni reale în care se invocă lipsa calităţii procesuale active, iar
instanţa, după ce a u n it excepţia cu fondul, constată că reclam antul nu este titularul
dreptului real, cererea va fi respinsă ca fiind introdusă de o persoană fără calitate proce
suală activă, iar nu ca neîntem eiată. D im potrivă, dacă instanţa constată că reclam antul
este titularul dreptului real, însă dreptul său nu este preferabil celui de care se preva
lează pârâtul, acţiunea va fi respinsă ca neîntem eiată. Iar nu în tem eiul excepţiei lipsei
calităţii procesuale active.
în situaţia în care cererea este form ulată îm potriva m ai m ultor pârâţi, dintre care unii
au calitate procesuală pasivă, iar alţii nu au, instanţa se va pronunţa prin încheierea de
şedinţă asupra excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor care nu au o astfel de
legitim itate, urm ând ca, la finalul procesului, prin hotărârea judecătorească, ţinând cont
de soluţia pronunţată prin încheierea interlocutorie, instanţa să respingă cererea form u
lată în contradictoriu cu aceşti pârâţi ca fiind introdusă îm potriva un or persoane lipsite
de calitate procesuală pasivă.
De altfel, soluţia propusă este susţinută de prevederile 248 alin. (5) NCPC, potrivit
cărora încheierea prin care s-a respins excepţia, precum şi cea prin care, după adm iterea
114 D tU A N A K iS A THtOHAM
T it l u l L A c ţ iu n e a c iv il * A rt. 40
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 115
T it lu l II. P a rtic ip a n ţii
la p ro c e s u l c iv il
C O M E N T A R IU
116 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 41
A rt» I I . C azuri de in co m p atib ilitate absolu tă. (1) Judecătorul care a pro
nunţat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre p rin care s-a soluţionat cauza nu
poate judeca aceeaşi pricină în a p e i recurs, contestaţie în anulare sau revizuire şi
nici după trim iterea spre rejudecare.
(2) D e asem enea, nu poate lua parte la judecată cel care a fo st m artor, expert,
arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar, m agistrat-asistent sau m ediator în
aceeaşi cauză.
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 117
A rt. 41 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
COMENTARIU
1. Cazuri. Articolul 41 N CPC reglem entează trei cazuri d e incom patibilitate absoluta,
şi anum e:
a) judecătorul care a pronunţat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a
soluţionat cauza nu poate judeca aceeaşi pricină în apel, recurs, contestaţie în anulare
sau revizuire;
b) judecătorul care a pronunţat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a
soluţionat cauza nu poate judeca aceeaşi pricină după trim iterea cauzei spre rejudecare;
c) judecătorul care a fost m artor, expert, arbitru, procuror, avocat, asistent judiciar,
m agistrat-asistent sau m ediator în aceeaşi c a u z l nu poate lua parte ia judecarea aces
teia.
N orm ele care reglem entează incom patibilitatea absolută sunt d e ordine publică şi,
întru cât conţin o restricţie d e drepturi, su n t d e strictă interpretare şi aplicare, astfet încât
cazurile d e incom patibilitate absolută nu pot fi extinse prin analogie şi la alte situaţii.
De asem enea, dat fiind caracterul d e ordine publică al norm elor ce reglem entează
incom patibilitatea, încălcarea acestora atrage nulitatea absolută a hotărârii judecăto
reşti.
2 . In co m p atib ilitatea d e a ju d e ca aceeaşi p r ic in i în a p e l, recurs, co ntestaţie în a n u
lare sau revizu ire. Noul cod, spre deosebire de reglem entarea anterioară, consacra în
mod expres o soluţie adoptată în practica judiciară, şi anum e aceea că există incom pa
tibilitate nu num ai în situaţia pronunţării unei hotărâri judecătoreşti prin care instanţa
este dezînvestită, dar şi atunci când judecătorul a pronunţat o încheiere interlocutorie şi
participă Ia judecarea cauzei în căile de atac.
Potrivit art. 235 teza a IE~a NCPC, su n t încheieri interlocutorii acelea prin care, fără a
se hotărî în totul asupra procesului, se soluţionează excepţii procesuale, incidente pro
cedurale ori alte chestiuni litigioase.
Spre deosebire de încheierile preparatorii, instanţa este ţinută de m odul de rezolvare
a situaţiilor litigioase cuprinse în încheierile interlocutorii, acestea lăsând să se întrevadă
rezultatul final al procesului în privinţa problem ei soluţionate prin încheiere.
Constituie, spre exem plu, încheieri cu caracter interlocutoriu: încheierea prin care
instanţa s-a pronunţat asupra m odului d e soluţionare a unei excepţii procesuale {adm i
terea excepţiei lipsei d e interes în prom ovarea unui capăt de cerere, respingerea excep
ţiei prescripţiei dreptului la acţiu ne în sens m aterial e tc ); încheierea de încuviinţare în
principiu a cererilor de intervenţie; încheierea de a d m itereîn principiu, precum şi cea de
adm itere în principiu suplim entară, pronunţate în m ateria partajului ju d iciar în tem eiul
prevederilor art. 984 şi 985 NCPC; încheierea prin care instanţa a respins cererea vizând
efectuarea procedurii înscrierii în fals îm potriva unui înscris etc.
Spre deosebire de reglem entarea anterioară şi ch iar şi de soluţia adoptată prin D eci
zia nr. 11/2007, pronunţată d e fn a lta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii,
prin care s~a decis că judecătorul care soluţionează fondul cauzei nu devine incom patibil
să soluţioneze cererea de revizuire sau contestaţia în anulare declarate în aceeaşi pri
cină, noul cod consacră o soluţie contrară.
Astfel, potrivit art. 41 alin. (1) NCPC, judecătorul care a pronunţat o încheiere inter
locutorie sau o hotărâre prin care s-a soluţionat cauza nu poate ju d e ca aceeaşi pricină
nu num ai în apel sau recurs, d a r nici în contestaţie în anulare sau revizuire. Această so lu
ţie este una im pusă de practica judiciară, judecătorii form ulând cereri de abţinere în
118 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N Ţ II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 41
aceste cazuri întem eiate pe dispoziţiile Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor
om ului şi a libertăţilor fundam entale sau a le C odului deontologic al m agistraţilor, tocm ai
pentru a înlătura orice urmă de îndoială a părţilor cu privire la im parţialitatea cu care se
judecau aceste căi de atac extraordinare.
Prim ul caz de incom patibilitate presupune că un judecător, după ce a pronunţat o
încheiere interlocutorie sau o hotărâre în prim ă instanţă sau în apel, este avansat la
instanţa superioară, fiindu-i repartizat spre soluţionare apelul sau, după caz, recursul
declarat îm potriva încheierii sau hotărârii respective.
în ipoteza în care un ju d ecăto r a pronunţat încheierea interlocutorie, iar un alt ju d e
cător a pronunţat hotărârea de dezînvestire a instanţei şi se exercită cale d e atac num ai
în privinţa aspectului tranşat prin încheierea interlocutorie, judecătorul care a pronunţat
hotărârea finală, fiind avansat la instanţa superioară şi repartizându-i-se spre soluţionare
calea de atac, va fi incom patibil întrucât, în prim ul rând, textul nu prevede pronunţarea
cum ulativă a încheierii şi a hotărârii de către acelaşi judecător, iar, în al doilea rând, pen
tru că hotărârea finală reflectă soluţia pronunţată prin încheierea interlocutorie. Aceeaşi
soluţie şi pentru aceleaşi m otive se im pune şi în situaţia în care calea de atac priveşte
hotărârea, iar judecătorul chem at să soluţioneze calea d e atac este cel care a pronunţat
încheierea interlocutorie.
De asem enea, prim ul ca 2 d e incom patibilitate înglobează şi situaţia în care un ju d e
cător a pronunţat o hotărâre şi îi este repartizată spre soluţionare contestaţia în anulare
sau revizuirea declarată în aceeaşi pricină.
în situaţia în care, spre exem plu, un ju d ecăto r a pronunţat o hotărâre în prim ă
instanţă, ce a fo st ulterior schim bată în calea de atac a apelului, iar între tim p judecă
to ru l avansează la instanţa superioară şi îi este repartizată spre soluţionare cererea de
revizuire form ulată îm potriva deci 2iei pronunţate în apel, apreciem că există cazul de
incom patibilitate prevăzut de art. 4 1 alin. ( 1 ) NCPC, întrucât există aceleaşi raţiuni pen
tru care a fo st instituită incom patibilitatea în cazul analizat, şi anum e aceea de a interzice
judecătorului să-şi controleze propria hotărâre, caz în care procesul ar fi lipsit de garanţia
efectuării unui control ju d icia r obiectiv.
Nu există incom patibilitate în situaţia în care, în aceeaşi pricină, unui judecător care
a soluţionat un apel sau recurs îi este repartizat spre soluţionare un al doilea apel sau
recurs declarat îm potriva hotărârii pronunţate în etapa rejudecării fondului după anu
larea sau casarea hotărârii cu trim itere11'. Ca atare, în ipoteza în care judecătorii au pro
nunţat soluţia de adm itere a recursului, de casare a hotărârii şi de trim itere a cauzei
spre rejudecare instanţei a cărei hotărâre a fo st re cu rată, iar, după rejudecarea acesteia,
hotărârea este din nou atacată cu recurs ce este repartizat spre soluţionare aceluiaşi
com plet care a pronunţat prim a soluţie în recurs, judecătorii care alcătuiesc acest com
plet d e judecată nu su n t incom patibili absolut. In ipoteza în care însă în prim a decizie de
casare este exprim ată opinia ju d ecăto rilo r cu privire la unele aspecte ce fac obiectul şi
al celui de-al doilea recurs, apreciem că poate exista cazul de incom patibilitate prevăzut
de art. 42 alin. ( 1 ) pct. 1 NCPC, potrivit căruia judecătorul este incom patibil atunci când
şi-a exprim at anterior părerea cu privire la soluţie în cauza pe care a fo st desem nat să o
judece.
în acelaşi context, ch iar dacă nu este incident un caz de incom patibilitate absolută,
poate fi reţinut m otivul d e incom patibilitate prevăzut de art. 42 alin. ( 1 ) pct. 1 NCPC în
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 119
A rt. 41 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
situaţia în care un judecător care a soluţionat un apel sau recurs este chem at să judece,
în aceeaşi pricină, un al doilea apel sau recurs declarat îm potriva hotărârii ce a fo st deja
atacată prin interm ediul prim ului apel sau recurs. Această ipoteză vizează situaţia în
care, spre exem plu, hotărârea prim ei instanţe nu a fost com unicată legal tuturor părţilor
din proces, astfel încât unele recursuri îm potriva acesteia sunt declarate după ce altele
au fo st deja soluţionate. Judecătorii care au soluţionat prim ul recurs declarat îm potriva
acestei hotărâri nu sunt incom patibili absolut să soluţioneze şi cel de-al doilea recurs
declarat îm potriva aceleiaşi hotărâri, d e către o altă parte decât cea care a avu t calitatea
de recurentă în prim ul recurs, însă ar putea exista cazul de incom patibilitate prevăzut de
art. 42 alin. ( 1 ) pct. 1 NCPC, cu excepţia situaţiei în care recursul a r privi alte aspecte ce
nu au fost analizate în prim ul recurs.
Nu există incom patibilitate absolută în cazul contestaţiei la executare pentru ju d e că
torul care a participat la soluţionarea litigiului în care s-a pronunţat hotărârea ce se exe
cută silit. A preciem că în acest caz nu există nici m otivul de incom patibilitate prevăzut
de art. 42 alin. ( 1 ) pct. 1 N CPC sau cel existent la pct. 13 al aceluiaşi articol, chiar dacă
pe calea contestaţiei la executare su n t invocate apărări de fond îm potriva titlului execu
toriu, întrucât acestea sunt inadm isibile, prin raportare la dispoziţiile art. 712 alin. ( 1 )
NCPC, şi nu antrenează o nouă judecată.
3. In co m p atib ilitatea d e a ju d e ca aceeaşi p ricin ă în urm a trim ite rii aceste ia spre
rejudecare. Raţiunea reglem entării celui de*al doilea caz de incom patibilitate absolută
are la bază dezideratul asigurării garanţiilor de im parţialitate a judecătorilor în etapa
rejudecării cauzei în ipoteza adm iterii apelului, anulării hotărârii atacate şi trim iterii
cauzei spre rejudecare sau a adm iterii recursului, casării hotărârii atacate şi trim iterii
cauzei spre rejudecare, tocm ai pentru ca judecătorii să nu fie tentaţi să pronunţe aceeaşi
soluţie.
Prin urm are, textul legal are în vedere exclusiv soluţia de trim itere spre rejudecare,
iar nu şi pe aceea d e anulare cu reţinere sau de casare cu reţinere spre rejudecarea fon
dului d e către instanţa d e control judiciar, soluţia im pusă de noul Cod de procedură civilă
fiind în acord cu doctrina şi jurisprudenţa anterioare intrării sale în vigoare.
Totuşi, în ipoteza în care judecătorul care a pronunţat hotărârea în prim ă instanţă
a fost avansat între tim p la instanţa superioară, iar după adm iterea apelului, anularea
hotărârii şi reţinerea cauzei spre rejudecarea fondului de către instanţa de apel este
inclus în com pletul care a pronunţat această soluţie şi rejudecă cauza, acesta va fi incom
patibil, ch iar dacă situaţia analizată vizează o anulare cu reţinere, iar nu cu trim itere. în
contextul expus, această soluţie se aplică în m od corespunzător şi în ipoteza casării hotă
rârii cu reţinerea cauzei spre rejudecarea fondului.
4. Ju decăto ru l care a fo st m artor, exp ert, arb itru , procuror, avocat, a siste n t ju d i
ciar, m agistrat-asistent sau m ed iato r în aceeaşi cauză. Cel de-al treilea caz de incom
patibilitate se justifică prtn prezum ţia că judecătorul care a fost m artor, expert, arbitru,
procuror, avocat, asistent judiciar, m agistrat-asistent sau m ediator într-o pricină nu ar fi
obiectiv în soluţionarea cauzei, fiind în clin at să*şi m enţină punctul de vedere pe care l-a
susţinu t anterior, în calitatea avută.
Pentru a deveni incom patibil este necesar ca judecătorul să fi îndeplinit în m od efec
tiv atribuţiile sau însărcinările ce i-au revenit în calitate de martor, expert, arbitru, pro
curor, avocat, asistent judiciar, m agistrat-asistent sau mediator. Astfel, nu este suficient
pentru a determ ina existenţa acestui caz de incom patibilitate îm prejurarea că un ju d e
120 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 42
c i to r a fost citat ca m arto r într-un dosar, iar acesta nu s-a prezentat şi, ca atare, nu a
fost audiat, Instanţa trecând la soluţionarea cauzei, întrucât judecătorul nu şi-a exprim at
propriile percepţii cu privire la situaţia d e fapt existentă în cauză- în acelaşi context, dacă
un expert a fost desem nat într-o cauză pentru efectuarea unei expertize, fiind înlocuit
însă la urm ătorul term en ca urm are a stării sale d e sănătate precară ce l-a pus în situaţia
im posibilităţii deplasării la faţa locului, Ia r ulterior a dobândit funcţia d e ju d ecăto r şi i-a
fost repartizat spre soluţionare acelaşi dosar, această îm prejurare nu este de natură a
crea o situaţie de incom patibilitate.
De asem enea, pentru existenţa cazului de incom patibilitate analizat, nu are relevanţă
juridică procedura în cadrul căreia a fo st adm inistrată proba testim onială sau cea cu
expertiză, fiind incom patibili atât judecătorul care a fost anterior m artor sau expert într-o
cauză, cât şi cel care a în d e p lin it aceste calităţi în cadrul procedurii asigurării probelor,
reglem entate de dispoziţiile art. 359-365 NCPC.
în ceea ce priveşte calitatea judecătorului d e fost avocat, procuror, asistent ju d iciar
sau m agistrat-asistent, apreciem că există incom patibilitate şi în situaţia în care acesta a
participat la un singur term en de judecată în respectiva calitate, nefiind ca atare necesar
pentru existenţa cazului d e incom patibilitate, spre exem plu, ca avocatul, devenit ulterior
judecător, să asiste sau să reprezinte partea pe tot parcursul litigiului sau ca procurorul
să pună concluzii la fiecare term en de judecată acordat în cau 2a în care participarea sa
era obligatorie.
în ipoteza avocatului devenit ulterior judecător, considerăm că există incom patibi
litate ch iar şi în situaţia în care acesta nu s-a prezentat în faţa instanţei pentru a asista
sau reprezenta partea, însă a redactat acte procedurale în num ele părţii sau i-a acordat
consultanţă ju rid ică. De asem enea, dacă în cuprinsul îm puternicirii avocaţiale sunt m an
dataţi doi avocaţi, prezentăndu-se în faţa instanţei şi redactând în concret actele pro
cedurale num ai unul dintre aceştia, apreciem că şi în privinţa celuilalt avocat, devenit
ulterior judecător, va fi incident acest caz d e incom patibilitate, întrucât este sem natar al
contractului de asistenţă juridică.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 121
A rt. 42 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
6. dacă între el, soţul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau
afinii lor, după caz, şi una dintre părţi a existat u n proces penal cu cel m u lt 5 ani
înainte de a fi desem nat să ju d ece pricina. In cazul plângerilor penale form ulate
de părţi în cursul procesului, judecătorul devine incom patibil num ai în situaţia
punerii în m işcare a acţiunii penale îm potriva sa;
7. dacă este tutore sau curator ai uneia dintre părţi;
8. dacă el, soţul său, ascendenţii ori descendenţii lor au prim it daruri sau pro
m isiuni de daruri ori alte avantaje de la una dintre părţi;
9. dacă el, soţul său ori una dintre rudele lor până la gradul al patrulea inclu
siv sau afinii lor, după caz, se află în relaţii de duşm ănie cu una dintre părţi, soţul
ori rud ele acesteia până la gradul a) patrulea inclusiv;
10. dacă, atunci când este învestit cu soluţionarea unei căi de atac, soţul sau o
rudă a sa până la gradul al patrulea inclusiv a participat, ca judecător sau procu
ror, la judecarea aceleiaşi pricini înaintea altei instanţe;
11. dacă este so ţ sau rudă până la gradul al patrulea inclusiv sau afin, după
caz, cu un alt m em bru al com pletului de judecată;
12. dacă soţul, o rudă ori un afin al său până la gradul al patrulea inclusiv a
reprezentat sau asistat partea în aceeaşi pricină înaintea altei instanţe;
13. atunci când există alte elem ente care nasc în mod întem eiat îndoieli cu
privire la im parţialitatea sa.
(2) D ispoziţiile alin. (1) privitoare la so ţ se aplică şi în cazu l concubinilor.
C O M E N T A R IU
1 . A lte cazuri d e in com p atib ilitate . După cum am arătat în precedent, se im pune
m enţionarea faptului că, în urm a republicării Codului de procedură civilă, deşi Legea
nr. 76/2012 nu prevedea m odificarea denum irii m arginale a art. 42 din „A lte cazuri de
incom patibilitate" în „A lte cazuri d e incom patibilitate absolută", o atare m o d ificarea fost
operată în form a republicată în M onitorul O ficial. Din m om ent ce este evidentă eroarea
produsă la m om entul republicării codului în M onitorul O ficial, în condiţiile în care denu
m irile m arginale ale articolelor nu fac parte din corpul legii, iar cazurile de incom patibi
litate m enţionate la a r t 42 N CPC nu pot fi unele cu caracter absolut, ne vom referi în
cele ce urm ează la cazurile de incom patibilitate reglem entate d e art. 42 NCPC {cazuri de
incom patibilitate care, probabil, în practică vo r fi denum ite relative).
M otivele de incom patibilitate reglem entate de art. 42 NCPC ar putea fi grupate în
m otive vizând antepronunţarea, m otive vizând interesul judecătorului, m otive privind
rudenia, afinitatea şi concubinajul, m otive vizând duşm ănia.
Având în vedere ca situaţiile de incom patibilitate su n t enum erate lim itativ de lege, în
ipoteza existenţei unor alte cazuri în care se poate presupune că judecătorul ar fi lipsit de
obiectivitate, în m ăsura în care acestea nu a r putea fi încadrate în art. 42 alin. (1) pct. 13
N CPC cu dovedirea elem entelor care nasc în mod întem eiat îndoieli cu privire la im par
ţialitatea judecătorului, cererea de recuzare sau d e abţinere va fi respinsă.
2. M o tive d e in co m p atib ilitate vizâ n d a n te p ro n u n ţa re a .în ceea ce priveşte m otivul
d e incom patibilitate m enţionat la art. 42 alin. (1) pct. 1 NCPC, rem arcăm că acesta repro
duce, în principiu, textul fostului m otiv d e recuzare prevăzut de art. 27 pct. 7 CPC 1865.
122 D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T l T l U l II. P A R T IC IP A N Ţ II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 42
A cest m otiv vizează incom patibilitatea judecătorului care şi-a exprim at opinia în legă
tură cu soluţiile ce pot fi pronunţate în pricina concretă pe care o judecă, înainte de a se
ajunge la deliberare şi pronunţare.
Apreciem că acest m otiv de Incom patibilitate este incident şi în Ipoteza în care ju d e
cătorul se antepronunţă cu privire ia soluţia pe care urm ează a o da asupra unei excepţii
procesuale, iar nu num ai asupra soluţiei finale, în m ăsura în care prin m odul de soluţio
nare a excepţiei se întrevede rezultatul final al procesului {excepţia prescripţiei dreptului
la acţiune în sens m aterial, excepţia autorităţii de lucru judecat, excepţia lipsei calităţii
procesuale active/pasive e tc ). Trebuie făcută m enţiunea că incom patibilitatea intervine
în situaţia în care judecătorul se antepronunţă asupra excepţiei (spre exem plu, judecăto
rul arată că reclam antul nu are calitate procesuală activă înainte de a se invoca şi pune
în discuţie excepţia corespunzătoare), nu şi atunci când, ascultând concluziile părţilor, se
pronunţă asupra acesteia. De asem enea, antepronunţarea judecătorului poate avea loc
fie în şedinţa d e judecată, fie în afara acesteia.
Cu titlu exem plificativ, nu există acest m otiv de incom patibilitate atunci când:
- judecătorul a soluţionat anterior o cauză sim ilară, în care s-a pus în discuţie ace
eaşi problem ă de drept. C h iar şi în ipoteza unor cauze aproape identice, acest m otiv de
incom patibilitate nu subzistă (spre exem plu, un ju d ecăto r poate soluţiona toate contes
taţiile la executare ce i s-au repartizat, în care se contestă executarea pornită îm potriva
aceluiaşi debitor, în tem eiul aceluiaşi titlu executoriu, în care însă calitatea de contesta-
to r aparţine unor creditori distincţi);
-ju d e c ă to ru l şl-a exprim at punctul de vedere cu privire la o problem ă de drept înru
dită cu cea din speţă ori dacă a publicat un studiu de specialitate asupra acestei pro
blem e de drept;
-ju d e c ă to ru l respinge o excepţie procesuală invocată de parte sau cererea de încuvi
inţare a unei probe ori orice altă solicitare a părţii, chiar dacă prin soluţia de respingere
se poate întrevedea rezultatul final al procesului, esenţial fiind însă ca judecătorul să nu
antam e 2e acest rezultat prin în săşi m otivarea soluţiei de respingere a solicitării părţii.
Eventualele greşeli de judecată cu privire la m odul de soluţionare a excepţiei sau a cere
rilor părţii po t fi reparate prin exerciţiul căilo r de atac, în condiţiile prevăzute de lege.
Nou! Cod de procedură civilă prevede în m od expres faptul că punerea în discuţia
părţilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept potrivit art. 14 alin. (4) şi (5) nu
îl face incom patibil pe judecător.
Astfel, potrivit art. 14 alin. (4) NCPC, părţile au dreptul de a discuta şi argum enta
orice chestiune de fapt sau de drept invocată în cursul procesului de către orice partici
pant la proces, inclusiv d e către instanţă din oficiu. în conform itate cu disp 02 iţiile art. 22
alin. ( 2 ) NCPC, judecătorul este în drept să pună în dezbaterea părţilor o rice îm prejurări
de fapt sau d e drept, chiar dacă nu sunt m enţionate în cerere sau în întâm pinare.
Ca atare, punerea în discuţie de către instanţă a corectei calificări a unei cereri sau
a unei excepţii procesuale ori solicitarea instanţei adresată părţii de a preciza tem eiul
ju rid ic al cererii nu este de natură a conduce la existenţa m otivului d e incom patibilitate
vizând antepronunţarea.
3. M o tive d e in co m p atib ilitate vizâ n d interesu l ju d e că to ru lu i. în această categorie
pot fi inciuse m otivele de incom patibilitate prevăzute în art. 42 alin. (1) pct. 2, 5, 7, 8
NCPC.
Punctul 2 al art. 42 alin. (1) NCPC constituie reproducerea, în principiu, a art. 27
p c t 1 teza I C P C 1865, cu m enţiunea că textul este u şor reform ulat, iar sfera persoanelor
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 123
A rt. 42 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
interesate este lă rg iţi prin includerea în această categorie a afinilor, precum şi a concu
binilor, dată fiind asim ilarea situaţiei concubinului cu cea a soţului, potrivit prevederilor
alin. (2) al art. 42 NCPC.
Potrivit art. 407 alin. (1) şi (2) NCC, afinitatea este legătura dintre un sot şi rudele
celu ilalt so ţ, iar rudele soţului sunt, în aceeaşi linie şi grad, afinii celu ilalt soţ.
în raport d e definiţia dată Tn dicţionarul lim bii rom âne, term enuf de concubinaj
vizează convieţuirea unui bărbat cu o fem eie fără îndeplinirea form elo r legale de căsă
torie. în opinia noastră, convieţuirea unor persoane de acelaşi se x atrage, de asem enea,
incidenţa instituţiei incom patibilităţii în cazurile determ inate de lege în care se face refe
rire la soţ sau concubin, întrucât raţiunea pentru care a fost instituită incom patibilita
tea în acest caz, şi anum e garantarea unui proces echitabil, soluţionat de un judecător
im parţial, care să nu se afle în relaţii foarte apropiate cu o persoană interesată ?n cauză,
subzistă.
Având în vedere că legea nu precizează natura interesului persoanelor vizate, consi
derăm că interesul poate fi atât m aterial, cât şi m oral. De asem enea, legea vizează atât
interesul personal, direct al judecătorului, cât şi pe acela indirect, pe care îl pot avea per
soanele m enţionate, după caz, de art. 42 alin. ( 1 ) pct. 2 sau de pct. 5 NCPC.
Cu titlu exem plificativ, pot fi încadrate la m otivul de incom patibilitate prevăzut de
art. 42 alin. ( 1 ) pct. 2 N CPC urm ătoarele situaţii:
- dacă judecătorul, soţul/concubinul său, ascendenţii ori descendenţii lor sau afinii
lor sunt creditori, debitori sau p r a n ţ i ai uneia dintre părţi, întru cât ar putea exista inte
resul, după caz, d e a m ări solvabilitatea acelei părţi, d e a favoriza interesele propriului
creditor spre a obţine unele concesii de la acesta, de a îm p ied ica o eventuală chem are
în garanţie;
- dacă judecătorul sau vreuna dintre persoanele indicate mai sus este donatar al
uneia dintre părţi, deoarece partea respectivă ar putea fi favorizată nu num ai în sem n de
recunoştinţă, ci şi în considerarea faptului că donaţiile sunt supuse reducţiunii în m ăsura
în care vo r aduce atingere rezervei succesorale, aşa in c it a r exista interesul de a m enţine
sau de a m ări activul patrim oniului donatorului.
Dat fiind faptul că interesul nu este specificat în m od expres de lege, existenţa aces
tu ia este lăsată la aprecierea instanţei învestite cu soluţionarea cererii de abţinere sau
d e recuzare.
în cazurile de incom patibilitate prevăzute de art. 42 alin. ( 1 ) pct. 5 şi 7 NCPC, exis
tenţa interesului direct sau indirect al judecătorului este prezum ată de lege, fără a se
putea face dovada contrară, lipsa de obiectivitate a judecătorului p u tln d u -se datora,
după caz, speranţei că, dând câştig d e cauză părţii care este judecător, va obţine de la
aceasta acelaşi serviciu şi, respectiv, obligaţiei de a apăra interesele celui al cărui repre
zentant legal este.
Este de rem arcat faptul că noul cod nu m ai prevede ca m otiv pentru form ularea
unei cereri d e abţinere situaţia în care ju d ecăto ru l, soţul sau rudele lor până la gradul
al patrulea inclusiv au o pricină asem ănătoare cu aceea care se ju d ecă, fiind însă de
apreciat, de la caz la caz, dacă o atare situaţie s-a r putea încad ra la pct. 13 al art. 42
alin. ( 1 ) NCPC.
în ceea ce priveşte pct. 7 al alin. ( 1 ) de la art. 42, este de observat aspectul că funcţia
d e tu tore sau curator al uneia dintre părţi îl vizează num ai pe judecător, iar nu şi pe soţul
acestuia sau pe rudele lor până la al patrulea grad inclusiv, de unde rezultă concluzia că,
în ultim a ipoteză expusă, a r trebui dovedită suplim entar condiţia interesului judecăto
124 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 42
rului pentru a se putea face încadrarea situaţiei în m otivul prevăzut de art. 42 alin. ( 1 )
pct. 13 NCPC.
în privinţa pct. 8 al alin. (1) de fa art. 42 NCPC, se poate presupune lipsa d e obiectivi
tate a unui judecător gratificat sau ai cărui ascendenţi, descendenţi sau soţ/concubin au
prim it daruri ori alte avantaje de la părţi, existenţa interesului putând decurge dintr-un
sentim ent de recunoştinţă sau din dorinţa de a prim i alte asem enea daruri sau avantaje
în viitor.
Spre deosebire de reglem entarea anterioară, sfera persoanelor vi 2ate de art. 42
alin. ( 1 ) pct. 8 NCPC este m ai extinsă, incluzând în afară de judecătorul în su şi şi soţul/
concubinul, ascendenţii sau descendenţii.
4. M o tive de in co m p atib ilitate p rivind ru d en ia, afin itatea şi co n cu b in a ju l. în această
categorie se includ m otivele prevăzute în art. 4 2 alin. (1) pct. 3 ,4 ,1 0 ,1 1 şi 12, avându*se
în vedere şi dispoziţiile art. 42 alin. (2) NCPC. S e im pune sesizarea om isiunii legiuitorului
de a reglem enta în m od expres drept caz d e incom patibilitate situaţia în care judecătorul
este so ţ, rudă sau afin cu vreuna dintre părţi, caz prevăzut în art. 27 pct. 1 teza a ll*a CPC
1865. în contextul acestei om isiuni vădite, cazul m enţionat a r trebui considerat inclus în
pct. 13 al art. 42 alin. (1) NCPC.
Dat fiind specificul relaţiilor de concubinaj, rudenie şi afinitate, care im plică, de
regulă, afecţiune, sprijin şi ajutor reciproc, pentru a preveni o rice lipsă d e obiectivitate în
soluţionarea cauzei de către un ju d ecăto r aflat în astfel de raporturi cu una dintre părţi
sau cu reprezentantul acesteia, legiuitorul a stabilit cazurile de incom patibilitate m enţio
nate anterior.
Faţă d e reglem entarea din coduf anterior, pct. 4 al art. 42 alin. (1) N CPC nu m ai face
referire în privinţa fostului soţ la condiţia existenţei copiilor, fiind ca atare irelevant din
perspectiva existenţei cazului d e incom patibilitate dacă din căsătoria anterioară a ju d e
cătorului au rezultat sau nu copii. Noţiunea de fost so ţ poate rezulta atât din desfacerea
căsătoriei, cât şi din declararea nulităţii acesteia, precum şi din decesul soţului.
Din coroborarea prevederilor art. 42 alin. (1} pct. 3 cu cele a le alin. (2) al aceluiaşi
articol rezultă că există incom patibilitate şi în situaţia în care judecătorul este în relaţie
de concubinaj cu fratele ori, după ca 2, cu sora soţului avocatului ori reprezentantului
unei părţi.
M enţionăm că prevederile alin. (2) al art. 105 din Legea nr. 161/2003'11su n t preluate
la pct. 10 al alin. (1) de la art. 4 2 NCPC, cu m enţiunea că, raportat la alin. (2) al aceluiaşi
articol, suplim entar faţă de reglem entarea acestei legi speciale, noul Cod de procedură
civilă extinde cazul de incom patibilitate şi în privinţa concubinilor.
Apreciem că folosirea sintagm ei „judecarea aceleiaşi pricini înain tea altei instanţe"
subliniază îm prejurarea că existenţa cazului de incom patibilitate nu este lim itată num ai
la situaţia în care hotărârea este pronunţată de soţul/ruda/concubinul m agistratului care
soluţionează calea de atac exercitată îm potriva sa, ci şi ipoteza în care hotărârea este
pronunţată în prim ă instanţă de soţul/ruda/concubinul m agistratului care soluţionează
10 P o trivit art. 105 alin. { ! ) din Le ge a nr. 1 61 /2 00 3, m a gistra ţilo r le este in te rzis să p articipe la ju d e c a re a unei
cauze, în calitate d e ju d e că to r sa u p ro cu ro r: a) d a că su n t soţi sa u ru d e pân ă la g ra d u l IV in clu siv în tre e i; b) dacă
ei, soţii sa u ru d e le lo r pân ă la grad u l IV in clu siv a u v re u n in te re s în cau ză.
D e a se m e n e a , în co n fo rm itate c u alin. (2 ) a l a celu iaşi artico l, d isp o ziţiile alin. {1] se a p lică ş i m agistra tu lu i care
participa, în ca lita te d e ju d e că to r sa u procuror, la ju d e ca re a u n e i ca u ze In c ă ile d e atac, atu n ci câ n d soţul sau
ruda până la grad u l IV in clu siv a m agistra tu lu i a particrpat, ca ju d e că to r sa u procuror, Ia ju d e ca re a în fo n d a
a ce le i cauze.
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 125
A rt. 42 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
recursul declarat îm potriva deciziei pronunţate în apelul prom ovat îm potriva acestei
hotărâri.
„ A participa la judecarea aceleiaşi pricini" sem nifică, în opinia noastră, faptul că
m agistratul vizat a soluţionat cauza asupra fondului drepturilor deduse judecăţii sau în
tem eiul unor excepţii procesuale, m odul de soluţionare a pricinii făcând obiectul căilor
de atac exercitate îm potriva hotărârii pronunţate. Considerăm că nu e x iş ti incom patibi
litate în m ăsura în care un judecător a pronunţat o soluţie de declinare a com petenţei
[hotărârea nefiind supusă niciunei căi de atac, potrivit art. 132 alin. (3) N CPC], iar soţul/
ruda/concubinul acestuia face parte din com pletul de apel, calea de atac fiind exercitată
îm potriva hotărârii pronunţate de un alt judecător al instanţei învestite în urm a d ecli
nării, nesubzistând raţiunea instituirii incom patibilităţii, din m om ent ce calea de atac
nu vi 2ea 2ă soluţia declinării şi nu s-a r pune problem a cenzurării de către un judecător a
m ăsurilor luate d e soţul/ruda/concubinul său.
De asem enea, precizăm că dispoziţiile art. 105 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003
sunt preluate în pct. 11 al alin. ( 1 ) de la art. 42 NCPC, cu extinderea incom patibilităţii şi
în privinţa afinilor şi concubinilor.
5. M o tive d e in co m p atib ilitate vizâ n d d u şm ăn ia. Constituie astfel de m otive cele
prevăzute de dispoziţiile art. 42 alin. (1) pct. 6 şi 9 NCPC.
Distincţia dintre cele două m otive vizând duşm ănia constată în faptul că, în prim ul
caz, existenţa duşm ăniei este prezum ată d e lege, în tim p ce în al doilea caz partea inte
resată trebuie să facă în m od co ncret dovada duşm ăniei.
Prin urm are. în prim ul caz existenţa duşm ăniei este prezum ată de lege, neputând fi
răsturnată, fiind necesar num ai ca partea să dovedească faptul vecin şi conex pe care
se sp rijină această prezum ţie legală, şi anum e existenţa în ultim ii cinci ani a unui proces
penal în tre ea şi judecător, soţul acestuia sau rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv
ori, după caz, punerea în m işcare a acţiunii penale îm potriva judecătorului, pentru ipo
teza form ulării plângerilor penale de către părţi în cursul procesului.
Reglem entarea anterioară utiliza term inologia de „judecată penală", aceasta având
în vedere num ai faza ju decăţii desfăşurate în faţa instanţei învestite cu soluţionarea pro*
cesului penal în care au fost im plicate persoanele vizate (dacă aceste persoane ar fi fost
urm ărite penal, în urm a sesizărilo r efectuate, dar nu se dispusese o soluţie de trim itere
în judecată, situaţia nu se încadra la art. 27 pct. S CPC 1865). Spre deosebire d e această
reglem entare, noul cod foloseşte sintagm a „proces penal", acesta incluzând atât faza de
urm ărire penală, cât şi pe cea de judecată. Apreciem că prim a teză a textului legal în d is
cuţie trebuie analizată în corelaţie cu cea de-a doua, conducând la concluzia ca în etapa
urm ăririi penale, în ipoteza plângerilor form ulate îm potriva judecătorului, este necesar
să se fi pus în m işcare acţiunea penală pentru existenţa cazului de incom patibilitate.
Dacă însă judecătorul, soţul său ori rudele lor până la gradul al patrulea inclusiv sau afinii
lor. după caz, se află d e poziţia celui ce a dem arat procesul penal, existenţa cazului de
incom patibilitate nu este condiţionată d e punerea în m işcare a acţiunii penale îm potriva
celui arătat drept făptuitor.
Noul Cod de procedură civilă prevede în mod expres faptul că, în cazul plângerilor
penale form ulate de părţi în cursul procesului, judecătorul devin e incom patibil num ai
în situaţia punerii în m işcare a acţiunii penale îm potriva sa, tocm ai pentru a preveni un
eventual abuz al părţii, care a r urm ări înlăturarea d e la soluţionarea cauzei sale a unui
an u m it judecător cu care a avut o serie de divergenţe pe parcursul desfăşurării litigiului,
d a r în privinţa căruia nu există vreun m otiv d e incom patibilitate.
126 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 43
în ceea ce priveşte pct. 9 dl alin. ( 1 ) din art. 42 NCPC, duşm ănia vizează rudele părţii
sau ale soţului până ia gradul al patrulea inclusiv, iar nu numaf p i n i la gradul al treilea
inclusiv, cum era prevăzut în reglem entarea precedentă.
6. A lte elem ente care nasc în m od în te m e iat în d o ie li cu p rivire la im p arţialitatea
ju d e căto ru lu i. în această categorie ar putea fi incluse, spre exem plu, situaţiile în care
judecătorul este finul, cuscrul, naşul părţii sau invers. Astfel cum am arătat în precedent,
în contextul om isiunii legiuitorului de a reglem enta în mod expres drept caz de incom pa
tibilitate situaţia în care judecătorul este soţ, r u d i sau afin cu vreuna dintre părţi, acest
caz ar trebui considerat inclus în pct. 13 al art. 42 alin. (1) NCPC.
C O M E N T A R IU
Instituind num ai cazuri de incom patibilitate cu privire la care se poate form ula decla
raţie de abţinere sau cerere de recuzare, noul Cod de procedură civilă a e lim in a t ca mod
de invocare a acestui incident procedural, excepţia de incom patibilitate.
Ca noţiune, abţinerea este incidentul procedural ce vizează situaţia unui judecă-
to r care, cunoscând existenţa unui m otiv de incom patibilitate în privinţa sa, solicită a fi
retras din com pletul învestit cu soluţionarea unei cauze.
în toate cazurile, abţinerea provine de la însuşi judecătorul aflat în situaţia de incom
patibilitate, iar nu de la parte.
în ipoteza în care judecătorul are cunoştinţă despre existenţa unui caz de incom pa
tibilitate în privinţa sa, independent dacă este prevăzut de art. 41 sau 4 2 NCPC, acesta
este obligat să form uleze declaraţie de abţinere.
în prim ul rând, codul prevede faptul că în ain te d e prim ul term en de ju decată gre
fieru l de şedinţă va verifica, pe baza dosarului cauzei, dacă ju decătorul acesteia se află
în vreunul dintre cazurile de incom patibilitate absolută şi, în cazul în care a r putea exista
un astfel de motiv, va întocm i un referat corespunzător. De rem arcat este îm prejurarea
ca aceste verificări se fac d e către grefierul de şedinţă, înain tea prim ului term en de ju d e
cată, iar nu de către grefierul registrator ori arhivar, ia prim irea cererii sau, după caz, a
dosarului. Verificările respective vo r avea în vedere num ai existenţa cazurilor d e incom
patibilitate absolută, iar nu şi a celo r reglem entate de art. 4 2 NCPC.
în al doilea rând, dat fiind caracterul d e norm e im perative al dispoziţiilor care regle
m entează abţinerea, judecătorul are obligaţia, iar nu facultatea, să se abţină în ipoteza
existenţei cazurilor de incom patibilitate, fie ele şi a celo r reglem entate de art. 42 NCPC,
nerespectarea acestei obligaţii constituind abatere disciplinară.
în privinţa condiţiilor de form ă cerute pentru declaraţia de abţinere, codul prevede
faptul că aceasta se face în scris de către judecător, anterior şedinţei de judecată,
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 127
A rt. 44 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
anexându-se la dosar, sau verbal în şedinţă, fiind consem nate în încheiere atât declaraţia
în sine, c i t şi m otivele d e incom patibilitate. Declaraţia de abţinere trebuie să cuprindă
indicarea m otivului/m otivelor d e incom patibilitate, cu prezentarea situaţiei de fapt şi a
tem eiului legal, urm ând a fi însoţită de dovezi în sprijinul incom patibilităţii învederate,
în m ăsura în care acestea nu rezultă din dosar. Ca atare, sim pla invocare a legăturii
de rudenie cu una dintre părţi, fără prezentarea unei dovezi în acest sens, nu este de
natură să conducă în mod autom at la adm iterea cererii pe considerentul prezum ţiei că
judecătorul nu poate face decât declaraţii conform e realităţii.
Declaraţia d e abţinere nu se pune în discuţia părţilor, n e fă cln d obiectul unor dezba
teri contradictorii, întrucât nu vizează m odul de soluţionare a cauzei în sine.
Judecătorul este dator să se abţină de la soluţionarea cauzei im ediat ce a cunoscut
existenţa cazului de incom patibilitate în privinţa sa, iar nu să procedeze la soluţionarea
unor problem e litigioase prealabile şi la adm inistrarea probelor, pentru ca la m om entul
dezbaterilor asupra fondului cererii să form uleze declaraţie de abţinere, întrucât lipsa sa
de obiectivitate îşi poate pune am prenta asupra m odului de instrum entare a cauzei, ce
a r fi de natură să conducă la pronunţarea unei anum ite soluţii.
COMENTARIU
Ca noţiune, recuzarea constituie incidentul procedural care vizează situaţia în care
o parte, cunoscând existenţa unui m otiv de incom patibilitate în privinţa judecătorului,
solicită retragerea acestuia din com pletul învestit cu soluţionarea unei cau 2e.
în toate cazurile, recuzarea provine de la parte, iar nu de la judecător, acesta din
urmă având însă posibilitatea să declare că se abţine d e la soluţionarea cauzei, dacă se
găseşte într-o situaţie de incom patibilitate.
în tim p ce pentru judecătorul incom patibil este im perativ sa se abţină d e la soluţio
narea cauzei, partea are num ai facultatea, iar nu şi obligaţia d e a proceda la recuzarea
judecătorului, această instituţie fiind reglem entată de norm e ju rid ice de ordine privată.
Recuzarea se propune în ain te de începerea oricăror dezbateri (inclusiv a dezbateri
lor asupra adm isibilităţii m ijloacelor de proba sau asupra excepţiilor procesuale, iar nu
num ai asupra fondului cauzei), iar dacă m otivele de incom patibilitate s-au ivit ori au fost
cunoscute după începerea dezbaterilor, partea va trebui să propună recuzarea de îndată
ce acestea îi sunt cunoscute.
Dat fiind faptul că noul Cod de procedură civilă se referă, spre deosebire de regle
m entarea anterioară, la m om entul ivirii sau of cunoaşterii m otivelor de incom patibilitate
d e către parte, aceasta poate sâ form uleze cererea de recuzare d e îndată c e a descoperit
m otivul de incom patibilitate, ch iar dacă exista de la începutul procesului, dar nu îi era
cunoscut.
M om entul la care partea interesată a cunoscut existenţa m otivului de recuzare este o
chestiune de fapt, lăsată la aprecierea instanţei com petente sâ rezolve cererea de recu
zare.
128 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N Ţ II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 45
N erespectarea term enului în care trebuie propusă recuzarea atrage sancţiunea decă
derii părţii din dreptul de a-l r e a u a pe cel în cauză*11, cererea d e recuzare urm ând a fi
respinsă ca tardivă de către com pletul com petent să o soluţioneze. Cu titlu de exem plu,
recuzarea unui ju d ecăto r de la prim a instanţă pentru prim a dată în faţa instanţei de apel
este tardivă, situaţia fiind distinctă de ipoteza invocării în calea de atac a a pe M u i a nele-
galităţii soluţiei de respingere a cererii de recuzare a judecătorului din prim ă instanţă.
în ceea ce priveşte m otivele de incom patibilitate absolută, apreciem că acestea pot
fi invocate printr-o cerere de recuzare până la închiderea dezbaterilor asupra fondului,
prin raportare la art. 4 5 te 2 a a lt-a NCPC. care prevede posibilitatea invocării neregulari-
tăţii în o rice stare a pricinii.
Totuşi, art. 4 5 teza a ll-a NCPC nu are în vedere posibilitatea form ulării de către parte
a unei cereri de recuzare a judecătorului care a pronunţat hotărârea atacată direct în
calea de atac, cl num ai dreptul părţii de a susţine în calea de atac nelegalitatea hotărârii
judecătoreşti decurgând din incorecta com punere a instanţei. Această co ncluzie se fun
dam entează pe îm prejurarea că hotărârea a fo st deja pronunţată de către judecătorul în
cauză, dispărând raţiunea recuzării, aceea d e a opri un judecător incom patibil să soluţio
neze pricina, fiind deschisă num ai posibilitatea exercitării căii d e atac îm potriva hotărârii
pronunţate de un astfel de judecător.
Apreciem că depunerea cererii de recu 2are după m om entul închiderii de 2baterii
asupra fondului cau 2ei va fi sancţionată cu neluarea acesteia în seam ă, iar nu cuînaintarea
sa com pletului în drept să o soluţioneze, prin raportare la art. 394 alin. (3) NCPC, potrivit
căruia după închiderea dezbaterilor, părţile nu m ai pot depune nicîun în scris la dosarul
cau 2ei, su b sancţiunea de a nu fi luat în considerare (noţiunea de înscrisuri prevă 2ută
de acest text legal trebuie interpretată în sensul Includerii şi a actelor de procedură,
acestea urm ând a nu fi luate în seam ă, dacă au fost depuse după m om entul închiderii
dezbaterilor asupra fondului cau 2ei, cu excepţia concluziilor scrise, a căro r depunere este
expres perm isă de art. 394 alin. (2) NCPC, raţiunea fiind aceeaşi, şi anum e respectarea
principiilor contradictorialităţii şi dreptului la apărare]. Considerăm că d isp 02iţiile art. 49
alin. (2) teza a ll-a NCPC nu constituie o derogare de la art. 394 alin. (3) NCPC, ci acestea
au în vedere o cerere d e recuzare depusă anterior închid erii dezbaterilor, când instanţa
este obligată să ia o m ăsură în privinţa sa, fiind fegal învestită în acest sens.
C O M E N T A R IU
Ipoteza vizată de art. 45 N CPC este aceea în care judecătorul incom patibil absolut a
procedat la soluţionarea cauzei, ch iar daca nu a fost form ulată pe parcursul procesului
declaraţie d e abţinere sau cerere de recuzare.
Astfel, dacă s-a pronunţat o hotărâre d e prim ă instanţă cu nerespectarea disp oziţi
ilor privind incom patibilitatea absolută, partea interesată sau procurorul poate declara
apel îm potriva unei astfel de hotărâri judecătoreşti lovite de nulitate, daca hotărârea
este susceptibilă de această cale de atac. în ipoteza descrisă, instanţa de control ju d iciar
va adm ite apelul, va anula în to t procedura urm ata în faţa prim ei instanţe şi hotărârea
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 129
A rt. 45 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
atacată şi va reţine procesul spre rejudecare, prin raportare la dispoziţiile art. 480
alin. ( 6 ) NCPC.
Dacă în prim ă instanţă s-a pronunţat, cu nerespectarea dispoziţiilor privind incom
patibilitatea absolută, o hotărâre susceptibilă num ai d e recurs, partea interesată sau
procurorul poate declara recurs îm potriva unei astfel d e hotărâri judecătoreşti lovite de
nulitate, invocându-se m otivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 1 NCPC. în
această ipoteză, apreciem că sunt incidente prin analogie dispoziţiile art. 53 alin. (3) teza
a II-a N C P C potrivit cărora, dacă instanţa de recurs constată că recuzarea a fo st greşit
respinsă, va adm ite recursul, va casa hotărârea, dispunând trim iterea cauzei spre rejude
care la instanţa de apel sau. atunci c in d calea de a ta c a apelului este suprim ată, la prim a
instanţă, dispoziţiile art. 53 alin. (3) derogând d e la art. 4 9 8 alin. ( 1 ). A rgum entul pentru
care considerăm că su n t aplicabile dispoziţiile art. 53 alin. (3) teza a ll-a NCPC este acela
că situaţia în care un judecător, incom patibil a b s o lu t a so luţio nat cauza, fără a fi recuzat
şi fără a declara că se abţine, este echivalentă cu aceea în care un judecător, incom pati
bil a b s o lu t a soluţionat cauza, întrucât cererea părţii de recuzare a fo st respinsă, motiv
pentru care se im pune adoptarea aceleiaşi soluţii.
Cele m enţionate în precedent sunt aplicabile şi în ipoteza în care instanţa de apel a
pronunţat, cu nerespectarea dispoziţiilor vizând incom patibilitatea absolută, o hotărâre
susceptibilă de recurs.
Hotărârea instanţei de recurs poate fi atacată cu contestaţie în anulare în ipoteza
în care a fost pronunţată cu încălcarea norm elor referitoare la alcătuirea instanţei. însă
num ai în condiţiile în care judecătorul sau partea a form ulat declaraţie de abţinere ori
cerere de recuzare în recurs, însă s-a om is soluţionarea acestora, prin raportare la disp o
ziţiile art. 503 alin. (2) pct. 1 NCPC. Este de m enţionat faptul că, potrivit art. 503 alin. (3),
dispoziţiile alin. ( 2 ) pct. 1, printre alte puncte, se aplică în mod corespunzător hotărârilor
instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs.
Totodată, hotărârea instanţei de recurs poate fi atacată cu contestaţie în anulare în
situaţia în care partea recurentă invocase m otivul de casare prevă 2u td e art. 488 alin. (1)
pct. 1 N CPC, iar instanţa a respins recursul, om iţând să se pronunţe asupra acestui motiv,
prin raportare la dispoziţiile art. 503 alin. (2) pct. 3 NCPC.
A rticolul 4 5 teza a ll-a NCPC reprezintă o derogare de la term enul instituit d e art. 44,
m otivele de incom patibilitate absolută putând fi invocate printr-o cerere de recuzare a
judecătorului care soluţionează cauza până la închiderea dezbaterilor asupra ei.
Această dispoziţie nu înseam nă că în recurs s-a r putea invoca pentru prim a dată
incom patibilitatea unui judecător care a participat la judecarea cauzei în prim ă instanţă,
în condiţiile în care hotărârea dată în prim ă instanţă era susceptibilă de apel, prin rapor
tare la art. 488 alin. ( 2 ) NCPC.
Astfel, dacă partea a atacat hotărârea prim ei instanţe direct cu recurs pe m otivul
nelegalei alcătuiri a acesteia, fără a declara an terio r apel, deşi hotărârea era susceptibilă
d e exerciţiul acestei căi de atac, recursul va fi respins ca inadm isibil, în tem eiul dispoziţiilor
art. 459 alin. ( 1 ) şi alin. ( 2 ) teza I NCPC. Nu vo r fi incidente prevederile art. 459 alin. ( 2 )
teza a ll-a NCPC, potrivit cărora, cu titlu de excepţie, o hotărâre susceptibilă de apel şi
de recurs poate fi atacată, înăuntrul term enului de apel, direct cu recurs, la instanţa care
a r fi fost com petentă să ju d ece recursul îm potriva hotărârii date în apel, dacă părţile
consim t expres, prin în scris autentic sau prin declaraţie verbală, dată în faţa instanţei a
cărei hotărâre se atacă şi consem nată într-un proces-verbal, întru cât în acest caz recursul
130 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P4RTICIPA N ]II IA PRO CESU L CIVIL A rt. 46-47
poate fî exercitat num ai pentru încălcarea sau aplicarea greşită a norm elor de drept
m aterial, incom patibilitatea fiind o instituţie de drept procesual.
Dacă hotărârea prim ei instanţe este atacată cu apel, însă acesta este respins ca
nefondat, m otivul incom patibilităţii fiind găsit neîntem eiat sau fiind om is a fi cercetat de
către instanţa de apel, iar decizia din apel este susceptibilă d e recurs, nelegaia com pu
nere sau constituire a prim ei instanţe poate fi invocată ca m otiv d e casare, prin raportare
la art. 4 8 8 alin. (2) cu referire la alin. (1) pct. 1 al aceluiaşi articol.
COMENTARIU
A cest articol are în vedere faptul câ num ai judecătorii care fac parte din com pletul
de judecată câruia i-a fo st repartizată pricina spre soluţionare pot fi recuzaţi. în măsura
în care un alt com plet de judecată stabileşte aspecte ce au legătură directă cu rezolvarea
pricinii, apreciem că şi judecătorii care îl com pun sunt recuzabili (spre exem plu, co m p le
tu l care soluţionează cererea de reexam inare a taxei judiciare de tim bru sau cererea de
reexam inare a încheierii prin care s-a respins cererea de aju tor public ju d iciar etc.).
De asem enea, dispoziţiile art. 28 alin. (2) şi (2X) CPC 1865 privitoare la inadmisibili*
tatea recuzării tu tu ro r ju d ecăto rilo r unei instanţe sau ai unei secţii a acesteia ori a recu
zării instanţelor ierarhic superioare form ulate la instanţa care soluţionează litigiul, deşi
nu mai sunt prevăzute în m od expres în noul Cod de procedură civilă, se includ în mod
im plicit în articolul analizat şi, ca atare, aplicabilitatea acestora este m enţinută.
Cererea de recuzare îndreptată îm potriva altor judecători decât cei care fac parte din
com pletul de judecată câruia pricina i-a fo st repartizată pentru soluţionare va fi respinsă
ca inadm isibilă, conform prevederilor art. 47 alin. (3) N C P C
COMENTARIU
1. T itu la rii cererii d e recuzare. Cererea de recuzare se poate form ula de către oricare
parte din proces (reclam ant, pârât, terţ intervenient), pentru m otivele determ inate în
m od expres şi lim itativ d e lege în dispoziţiile art. 4 1 şi art. 42 NCPC, în vederea soluţionă
rii cauzei d e către un alt judecător.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 131
A rt. 47 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Cererea de recuzare nu poate fi form ulată de către martor, expert sau traducător
a u to riza t întrucât aceştia nu au calitatea de parte, iar o eventuală lipsă de independenţă
sau de im parţialitate a judecătorului în pronunţarea soluţiei asupra cauzei nu le afec
tează interesele. în ipoteza în care o astfel de persoană form ulează cererea d e recuzare,
apreciem că com pletul învestit cu soluţionarea acesteia o va respinge ca fiind form ulată
de o persoană fără calitate procesuală de parte litigantă.
în cazul în care cererea de recuzare este form ulată de m andatarul neavocat sau de
avocatul părţii, sim pla procură a d litem (pentru exerciţiul dreptului de chem are în ju d e
cată şi reprezentare) sau, după caz, îm puternicirea avocaţială este suficientă, nefiind
necesară o procură specială în care să fie m enţionat în m od expres dreptul m andatarului
d e a form ula cerere de recuzare, acesta nefiind un act procedural de dispoziţie.
Z. Form a cererii d e recuzare. Cererea de recuzare se form ulează verbal în şedinţă sau
în scris, pentru fiecare ju d ecăto r în parte.
în cazul form ulării verbale a cererii d e recuzare, partea indică, la solicitarea preşedin
telui com pletului de judecată, indiferent dacă acesta face parte din judecătorii din com
plet recuzaţi sau nu, m otivele de incom patibilitate şi m ijloacele de probă, aspecte care
se vo r consem na în încheierea de şedinţă. Nu este necesar ca partea să indice tem eiul
d e drept al cererii de recuzare, ci num ai m otivul în sine pentru care solicită îndepărtarea
judecătorului de la soluţionarea cauzei, com pfetul "1 care va soluţiona cererea urm ând
să*l încadreze în dispoziţiile legale. Totodată, în acest ca 2, preşedintele com pletului de
judecată va pune în vedere părţii să indice m otivele de incom patibilitate în raport de
fiecare judecător re c u za t precum şi să achite taxele ju d iciare d e tim bru aferente, sub
sancţiunea anulării cererii de recuzare ca netim brată. Partea va depune dovada achitării
taxelor judiciare de tim b ru, de preferat cu o adresă de înaintare, prin serviciul registra
tură al instanţei până la term enul stabilit pentru soluţionarea cererii de recuzare, indivi
dualizând dosarul în care aceasta a fost form ulată.
în ipoteza form ulării în scris a cererii de recuzare, partea o va înainta la dosarul cauzei
fie în şedinţă publică (preşedintele com pletului d e judecată urm ând să o sem neze d e pri
m ire, cu indicarea datei şedinţei de judecată în care a fo st depusă la dosar), fie prin inter
m ediul serviciului registratură. Dovada achitării taxelor ju d iciare de tim bru va fi anexată
cererii de recuzare scrise sau va fi depusă ulterior, prin acelaşi serviciu, până la term enul
de soluţionare a acesteia, sub sancţiunea anulării sale ca netim brate.
Cererea de recuzare se form ulează într-un singur exemplar, nefiind supusă com unică
rii către restul părţilor din proces, întrucât nu priveşte o pretenţie ce face obiectul cauzei
şi care ar trebui analizată cu respectarea principiului contradictorialităţii.
Cererea de recuzare form ulată în scris trebuie să respecte dispoziţiile art. 148
alin. ( 1 ) NCPC, particularizate pentru ipoteza cererii în sine, şi anum e să cuprindă
indicarea instanţei căreia îi este adresată, num ele, prenum ele, dom iciliul sau reşedinţa
petentufui ori, după caz, denum irea şi sediul său, num ele şi prenum ele, dom iciliul sau
reşedinţa reprezentantului său, dacă este cazul, obiectul, m otivele cererii, cu indicarea
m ijloacelor d e probă, precum şi sem nătura. D e asem enea, cererea va cuprinde, dacă
este cazul, şi adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop
d e petent, precum num ărul d e telefon, num ărul de fax sau altele asem enea. Totodată,
1)1 P rin D ec. nr. 6 9 /2 0 0 7 , l.C.C.J. a a d m is re cu rsu l in interesul le gii, sta tu â n d că cererea d e re cu zare se ju d e că de
co m p le te co n stitu ite în co m p u n e re a p revăzută d e lege p e n tru so lu ţio n area ca u ze i în ca re a In terven it In cid e n
tu l p ro ced u ral, re sp e ctiv în co m p u n e re a d e un ju d e că to r în ca u ze le în prim â instanţă, d e d o i ju d e că to ri în apel
şi d e trei ju d e că to ri în recurs.
132 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 47
date fiind dispoziţiile art. 148 alin. (2} şi (3) NCPC, cererea d e recuzare adresată instanţei
personal sau prin reprezentant poate fi form ulată şi prin în scris în form ă electronică,
dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.
3. In ad m isib ilitatea cererii de recuzare. Cererea de recuzare este inadm isibilă dacă
m otivele invocate nu se pot încadra în cazurile de incom patibilitate expres prevăzute de
art. 41 şi art. 42 N C P C
Nu este necesar ca partea să indice textul legal în tem eiul căruia s-a form ulat cererea
de recuzare, dar pentru ca aceasta să fie adm isibilă este necesar ca din m otivarea cererii
să reiasă cu claritate cazurile d e incom patibilitate ce a r putea fi încad rate în prevederile
legale.
De asem enea, cererea de recuzare este inadm isibilă dacă nu îi vizează pe judecăto-
rii care fac parte din com pletul de judecată căruia pricina i-a fost repartizată spre solu
ţionare. în m ăsura în care un alt com plet d e judecată stabileşte aspecte ce au legătură
directă cu rezolvarea pricinii, apreciem că şi judecătorii care îl com pun sunt recuzabili
(spre exem plu, com pletul care soluţionează cererea de reexam inare a taxei ju d iciare de
tim bru sau cererea de reexam inare a încheierii prin care s*a respins cererea d e ajutor
public ju d iciar etc.).
Totodată, este inadm isibilă cererea de recuzare a tuturor ju decătorilor unei instanţe
sau ai unei secţii a acesteia ori a instanţelor ierarhic superioare form ulate la instanţa care
soluţionează litigiul.
Cererea îndreptată îm potriva aceluiaşi ju d ecăto r pentru acelaşi m otiv de incom pati
bilitate ca şi cel invocat anterior printr-o cerere de recuzare soluţionată în sensul respin
gerii sale este inadm isibilă, textul legal fiind instituit tocm ai pentru a preveni un eventual
abuz ai părţii în exerciţiul dreptului de recuzare. în condiţiile în care un alt com plet a veri
ficat m otivul de incom patibilitate respectiv, găsindu-l neîntem eiat.
în ipoteza în care cererea de recuzare este inadm isibilă potrivit dispoziţiilor art. 47
alin. (2) şi (3) NCPC, aceasta se soluţionează de către instanţa în faţa căreia a fost form u
lată, în com punerea căreia intră şi judecătorul recuzat.
în acest caz, apreciem că cererea d e recuzare se va respinge în şedinţa în care se
dezbate şi cauza (şedinţă publică sau, după caz, a cam erei de consiliu), prin încheiere,
punând în discuţia contradictorie a părţilor adm isibilitatea cererii, regulile de soluţio
nare a acestui incident fiind cele de drept com un, iar nu cele instituite de art. 51 NCPC,
acestea din urmă vizând soluţionarea cererii de recuzare de către un alt com plet, după
ce aceasta a fost im plicit considerată adm isibilă de către com pletul învestit cu soluţio
narea cauzei.
Este de rem arcat opţiunea codului pentru pronunţarea soluţiei de inadm isibilitate a
cererii de către în su şi com pletul în vestit cu rezolvarea cauzei, ch iar şi în ipoteza în care
m otivele invocate nu se încadrează în cazurile de incom patibilitate prevăzute de lege,
aspect cu caracter d e noutate legislativă.
în practica anterioară intrării în vigoare a noului cod, în cazul invocării de către parte
a unor m otive ce nu se puteau circum scrie cazurilor d e recuzare prevăzute de art. 27
CPC 1865, cererea de recuzare se soluţiona de către un ju d ecăto r diferit decât cel recu
z a t Dată fiind noua reglem entare în acest sens, rezultă că judecătorul recuzat trebuie să
identifice m otivul de incom patibilitate invocat d e către parte pentru a dispune în con
secinţă, şi an u m e înaintarea cererii com pletului stabilit pentru soluţionarea sa ori, după
caz, respingerea cererii ca inadm isibilă.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 133
A rt. 48-49 C a r t e a i. D is p o z iţ ii g en er a le
C O M E N T A R IU
Dispoziţiile art. 48 alin. ( 1 ) NCPC constituie reproducerea prevederilor art. 29 alin. (3)
C P C 1865.
Astfel, în situaţia în care un ju d ecăto r este recuzat, acesta, d a c i apreciază c i în pri
vinţa sa există un m otiv de Incom patibilitate prevăzut de lege, are posibilitatea să for
m uleze declaraţie de abţinere, asupra căreia com pletul învestit cu soluţionarea acestor
cereri va statua cu prioritate.
în acest caz, judecătorul va form ula declaraţia de abţinere verbal în aceeaşi şedinţă
de judecată, fiind consem nată în încheiere, sau ulterior, prin cerere scrisă, p ln ă la term e
nul stabilit pentru soluţionarea cererii de recuzare.
în caz de adm itere a declaraţiei d e abţinere de către com pletul învestit cu soluţio
narea sa, cererea de recuzare, indiferent de m otivul invocat, va fi respinsă prin aceeaşi
încheiere ca răm asă fără obiect, aceasta fiind şi soluţia adoptată în practica judiciară
anterioară intrării în vigoare a noului cod.
în cazul în care declaraţia de abţinere se respinge, prin aceeaşi încheiere instanţa se va
pronunţa şi asupra cererii de recuzare. în ipoteza în care com pletul învestit cu soluţionarea
atât a declaraţiei de abţinere, cât şi a cererii de recuzare pronunţă num ai o soluţie de res
pingere a abţinerii, nu se va considera că im plicit a fost respinsă şi cererea de recuzare,
chiar dacă am bele privesc aceleaşi m otive de incom patibilitate, întrucât textul art. 48
alin. (4) NCPC obligă com pletul să soluţioneze distinct şi cererea d e recuzare. Ca atare,
în t r-o a sem enea situ aţ ie, com p Ietu I re cuzat va restitu i dosa ru I co m plet u Iu i ca re a sol uţi onat
declaraţia de abţinere pentru a statua şi în privinţa m odului de soluţionare a recuzării.
Om isiunea instanţei de a se pronunţa în această situaţie asupra cererii de recuzare poate
constitui un m otiv al căii de atac exercitate de parte îm potriva hotărârii date în cauză.
A ri. 4 9 . Starea cau zei până la solu ţion area cererii. (1) Până la soluţionarea
declaraţiei de abţinere nu se va face niciun act de procedură în cauză.
(2) Form ularea unei cereri de recuzare nu determ ină suspendarea judecăţii.
Cu toate acestea, pronunţarea soluţiei în cauză nu poate avea loc decât după
soluţionarea cererii de recuzare.
C O M E N T A R IU
Noul Cod d e procedură civilă stabileşte un regim ju rid ic diferenţiat în privinţa efec
tului iniţial al declaraţiei de abţinere, respectiv al cereriI d e recuzare cu privire ia starea
cauzei p ln ă la soluţionarea acestora.
Astfel, în tim p ce p ln ă la soluţionarea declaraţiei d e abţinere operează suspendarea
legală de drept a cauzei, p ln ă la rezolvarea cererii de recuzare judecata continuă, nefiind
suspendată, operând eventual num ai o am ânare a pronunţării soluţiei finale.
134 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P4RTICIPA N ]II IA PRO CESU L CIVIL A rt. 50
Apreciem că judecătorul recuzat poate reţine cauza spre soluţionare, luând conclu
ziile părţilor asupra fondului cauzei şi am ânând pronunţarea cel m ult 15 zile, potrivit
art. 396 alin. ( 1 ) NCPC, iar, în ipoteza în care cererea de recuzare este adm isă, cauza va fi
repusă pe rol, locul celu i recuzat urm ând a fi luat de un alt judecător. A preciem că noul
judecător va fi cel care va da dispoziţia de repunere a cauzei pe rol, din m om ent ce prin
adm iterea cererii de recuzare prim ul ju d ecăto r nu m ai poate lua vreo m ăsură Tn cau 2ă.
Schim barea legislativă vizând efectul form ulării cererii d e recuzare a intervenit pe
fondul existenţei în practică a num eroase situaţii în care părţile au deturnat dreptul de
recuzare a judecătorului de la scopul pentru care acesta fost instituit, urm ărind în princi
pal tergiversarea soluţionării litigiului, iar nu neapărat asigurarea im parţialităţii m odului
de rezolvare a cauzei.
Apreciem că depunerea cererii de recuzare după m om entul închiderii dezbaterii va fi
sancţionată cu neluarea acesteia în seam ă, prin raportare la art. 394 alin. (3) NCPC, după
cum am arătat anterior111.
C O M E N T A R IU
11 A s e su p ra , c o m e n t a r i u l d e la a r t . 4 4 N C P C .
v e d e a
D s l ia N a r c i s a t h s o h a r i 135
A rt. 50 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
com pletul cu num ărul im ediat urm ător, care judecă în aceeaşi m aterie. Dacă în m ateria
respectivă nu există decât un singur com plet d e judecată, incidentele procedurale referi
toare la toţi m em brii com pletului vo r fi soluţionate de com pletul im ediat următor,
indiferent de m ateria în care judecă.
Prin urm are, cu titfu de exem plu, dacă recuzarea priveşte un ju d ecăto r care nu face
parte dîntr-un com plet colegial, ci dîntr-un com plet unîc, specializat în litigii d e fond fu n
ciar, atunci cererea de recuzare va fi înaintată de acesta com pletului im ediat urm ător cu
specializare identică, iar nu com pletului im ediat urm ător ca num erotare celui vizat de
incidentul procedural, dacă judecă într-o m aterie distinctă, cu singura excepţie în care nu
există un al doilea com plet specializat în procese funciare. Deci, cu titlu exem plifica tiv,
dacă C I este vizat de cererea de recuzare, acesta va înainta dosarul către C 5 în vederea
soluţionării incidentului procedural, ia r nu către C2, întrucât prim ul com plet ca num ero
tare după C I care are aceeaşi sp ecializare cu acesta este C5.
A ceeaşi soluţie este adoptată şi pentru recuzarea întregului com plet colegial, indi
ferent că este form at din doi judecători în apel sau din trei judecători în recurs, soluţia
fiind distinctă num ai în ipoteza în care recuzarea sau abţinerea vizează num ai o parte a
com pletului colegial.
Astfel, în situaţia în care incidentele procedurale se referă la o parte din m em brii
com pletului de judecată, soluţionarea acestora se va face de către un com plet consti
tu it prin includerea judecătorului sau a judecătorilor stabiliţi prin planificarea de per
m anenţă, pe m aterii, realizată cel puţin sem estrial. Deci, în această situaţie, cererea de
recuzare sau declaraţia d e abţinere nu se soluţionează de com pletul im ediat următor.
Spre exem plu, dacă în ipoteza unui com plet de recurs form at din trei judecători,
partea form ulează cererea de recuzare num ai îm potriva unuia dintre aceştia, şi anum e
îm potriva celui aflat pe p02 iţia a 2 -a, com pletul în drept să soluţioneze cererea de recu
zare va fi form at din judecătorul aflat pe prim a poziţie din cadrul com pletului iniţial,
care îşi va păstra acest loc şi în com pletul învestit cu soluţionarea recuzării, din ju d e că
torul aflat pe poziţia a 3-a din cadrul com pletului Iniţial, care va urca pe locul al doilea în
com pletul învestit cu soluţionarea recuzării, şi din judecătorul în scris în planificarea de
perm anenţă în 2iua respectivă, care va ocupa poziţia a 3-a în com pletul învestit cu so lu
ţionarea recuzării. A ceeaşi este sofuţia şi în situaţia în care sunt recuzaţi doi m em bri ai
com pletului de recurs, pe lista de perm anenţă fiind planificaţi întotdeauna doi ju d e că
tori, în cazul co m p letelor colegiale.
Potrivit dispoziţiilor art. 98 alin. (51) teza a ll-a din Regulam entul d e ordine interioară
al instanţelor judecătoreşti, în căzut în care incidentele procedurale nu se soluţionează în
ziua în care au fost invocate, întregirea com pletului se face cu judecătorul sau judecătorii
din planificarea de perm anenţă din ziua în care acestea au fost invocate. Dacă incidentul
procedural se invocă între term enele de judecată, în alcătuirea com pletului intră ju d e că
torul sau judecătorii din lista de perm anenţă aferentă zilei în care s-a stabilit term enul de
judecată, iar nu datei de înregistrare a cererii de recuzare sau datei de prim ire m enţio
nate pe declaraţia de abţinere.
în conform itate cu art. 9 8 alin. (7) din acelaşi Regulam ent, în cazul existenţei, într-o
singură zi, a m ai m ultor incidente procedurale sau a situaţiilor d e absenţă a m em brilor
com pletului de judecată, soluţionarea acestora se face, prin rotaţie, de judecătorii aflaţi
pe planificarea d e perm anenţă din acea dată, în ordinea înregistrării.
O prim ă excepţie de la regula m enţionată la începutul com entariului vizează num ai
alcătuirea com pletului învestit cu soluţionarea recuzării, instanţa răm ânând aceeaşi şi
136 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T I C I P A N jll I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 51
anum e cea din care face parte judecătorul care d fost recuzat. Astfel, spre deosebire
de regula potrivit căreia în acest com plet nu intră judecătorul vizat de incidentul proce
dural, în cazurile în care cererea de recuzare este inadm isibilă (m otivele de incom pati
bilitate invocate sunt altele decât ce le prevăzute de art. 41 şi art. 42 N CPC; cererea de
recuzare priveşte alţi judecători decât cei care fac parte din com pletul căruia pricina i-a
fost repartizată spre soluţionare; cererea îndreptată îm potriva aceluiaşi ju d ecăto r pen
tru aceleaşi m otive de incom patibilitate), aceasta se va soluţiona chiar de către com ple
tu l Tn faţa căruia s-a form ulat cererea de recuzare, cu participarea judecătorului recuzat.
A doua excepţie de la regulă priveşte nu num ai alcătuirea com pletului învestit cu
soluţionarea abţinerii sau a recuzării, ci şi instanţa din care face parte acesta. Astfel, dacă,
din pricina abţinerii sau recuzării nu se poate alcătui com pletul d e ju d ecată, cererea se
va judeca de instanţa ierarhic superioară. Această ipoteză vi 2ea 2ă, d e regulă, instanţele
cu putini judecători, în privinţa cărora există m otive de incom patibilitate rezultate din
rudenie, spre exem plu.
A r U 5 1 . Procedura de solu ţion are a a b ţin erii sau a recu zării. (1) Instanţa
hotărăşte de îndată, în cam era de consiliu, fără prezenţa părţilor şi ascultându-1
pe judecătorul recuzat sau care a declarat că se abţine, num ai dacă apreciază că
este necesar. în aceleaşi condiţii, instanţa va putea asculta şi părţile.
(2) în cazul în care la acelaşi term en s-au form ulat cereri de recuzare şi de
abţinere pentru m otive diferite, acestea vor fi judecate îm preună.
(3) N u se adm ite interogatoriul ca m ijloc de dovadă a m otivelor de recuzare.
(4) în cazu l adm iterii abţinerii sau recuzării întem eiate p e dispoziţiile art. 42
alin. (1) pct. 11, instanţa va stabili care dintre judecători n u v a lua parte la ju d e
carea pricinii.
(5) A bţinerea sau recuzarea se soluţionează printr-o încheiere care se pro
nunţă în şedinţă publică.
(6) D acă abţinerea sau , după caz, recuzarea a fost adm isă, judecătorul se va
retrage de la judecarea pricinii. în acest caz, încheierea v a arăta în ce m ăsură
actele îndeplinite de ju d ecător urm ează să fie păstrate.
C O M E N T A R IU
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 137
A rt. 51 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
13* D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 51
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 139
A rt. 52-53 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
Instanţa ierarhic superioară soluţionează cererea d e recuzare sau declaraţia de abţi
nere în ipoteza în care din pricina acestor incidente procedurale nu se poate alcătui com
pletul de judecată care ar trebui să le soluţioneze (spre exem plu, situaţia unor instanţe
cu un num ăr foarte m ic de judecători, doi sau trei, dintre care unul este recuzat, iar cei
lalţi sunt absenţi din m otive m edicale).
în această situaţie, judecătorul recuzat sau care a declarat că se abţine constată prin
în cheiere im posibilitatea alcătuirii com pletului de judecată pentru soluţionarea inciden
tului procedural şi înaintează dosarul instanţei ierarhic superioare pentru a proceda în
acest sens.
Instanţa ierarhic superioară nu va soluţiona cererea d e recuzare a tu tu ro r ju d e că
to rilo r unei instanţe sau a unei secţii a acesteia, întrucât, în ipoteza arătata, cererea de
recuzare se va respinge ca inadm isibilă de către însuşi com pletul în faţa căruia a fost for
m ulată cererea, prin raportare la dispoziţiile art. 47 alin. (3) şi (4) NCPC.
în ipoteza în care instanţa ierarhic superioară, legal învestită cu soluţionarea inciden
tului procedural, adm ite cererea, va dispune prin încheiere şi trim iterea cauzei la o altă
instanţă de acelaşi grad cu cea în faţa căreia s-a ivit incidentul respectiv, din circum scrip
ţia sa teritorială, urm ând a fi avute în vedere, cu titlu exem plifica tiv, încărcătura rolului
instanţei respective, distanţa sediului instanţei faţă de dom iciliile în fa p t ale părţilor etc.
Dacă cererea vizând abţinerea sau recuzarea este respinsă, dosarul se va returna instan
ţei inferioare.
Căile de atac care se po t exercita îm potriva încheierii pronunţate d e instanţa ierarhic
superioară su n t cele m enţionate la art. 53 alin. {1) şi (2) NCPC, textul nefăcând vreo d is
tincţie în privinţa instanţelor care au pronunţat încheierea în discuţie.
Soluţionarea acestor incidente procedurale de către o altă instanţă decât cea în faţa
cărora au fo st invocate constituie o excepţie d e la dispoziţiile art. 124 alin. ( 2 ) NCPC,
potrivit cărora incidentele procedurale sunt soluţionate de instanţa în faţa căreia se
invocă, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel.
A rt. 5 3 . C ăi de atac. (1) încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi
atacată num ai de părţi, odată cu hotărârea prin care s-a soluţionat cauza. Când
140 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. PA R TIC IP A N JII I A PR O C ESU L C IV IL A rt. 53
această din urm ă hotărâre este definitivă, încheierea va putea fi atacată cu recurs, la
instanţa ierarhic superioară, în term en de 5 zile de la com unicarea acestei hotărâri.
(2) încheierea prin care s-a încuviinţat sau s-a respins abţinerea, cea prin care
s-a încuviinţat recuzarea, precum şi încheierea p rin care s-a respins recuzarea în
cazul prevăzut la art. 48 alin. (3) nu su n t supuse niciunei căi de atac.
(3) în cazul prevăzut la alin. (1), d acă instanţa de apel constată că recuzarea
a fost în mod greşit respinsă, reface toate actele de procedură şi, dacă apreciază
că este necesar, dovezile adm inistrate la prim a instanţă. C ând instanţa de recurs
constată că recuzarea a fost greşit respinsă, ea va casa hotărârea, dispunând tri
m iterea cauzei spre rejudecare la instanţa de apel sau, atunci când calea de atac a
apelului este suprim ată, la prim a instanţă.
C O M E N T A R IU
încheierea prin care s-a adm is sau s-a respins recuzarea ca răm asă fără o b iect [în ipo
teza art. 48 alin. (3) NCPC, când a fost adm isă cererea judecătorului recuzat de abţinere],
precum şi încheierea prin care s-a soluţionat abţinerea (în privinţa acesteia d in urmă,
indiferent de soluţie - adm itere sau respingere) nu sunt supuse niciunei căi de atac.
întrucât art. 53 alin. (2) N CPC nu introduce vreo distincţie, înseam nă că aceste încheieri
nu pot form a obiectul nici al apelului şi nici al căilo r extraordinare de atac.
încheierea prin care s-a respins cererea d e recuzare poate fi atacată de părţi odată
cu hotărârea prin care s-a soluţionat cauza, ipoteza descrisa incluzând şi situaţia în care
s-a o m is soluţionarea cererii de recuzare (spre exem plu, îm prejurarea în care cererea de
recuzare a fo st form ulată în scris şi depusă ia dosar, iar judecătorul recuzat, cu neobser-
varea acesteia, a procedat la soluţionarea cauzei, partea nefiind prezentă în sala de ju d e
cată pentru a reclam a om isiunea rezolvării recuzării).
De asem enea, num ai părţile au dreptul să atace încheierea d e respingere a cererii de
recuzare, iar nu şi procurorul, dat fiind caracterul dispozitiv ai norm elor care reglem en
tează recuzarea.
în privinţa părţii care exercită calea de atac îm potriva încheierii d e respingere a cere
rii de recuzare, apreciem că aceasta este partea care a form ulat-o, iar nu o altă parte, din
m om ent ce aceasta din urm ă este decăzută din dreptul de a m ai invoca incom patibilita
tea, în ipoteza în care avea cunoştinţă d e m otiveie de incom patibilitate şi nu a form ulat
de îndată cererea de recuzare, cu excepţia m otivelor de incom patibilitate absolută.
în reglem entarea Codului de procedură civilă anterior, aplicând principiul accesorium
seq u itu r principa le, rezulta că încheierea de respingere a cererii de recuzare era supusă
aceleiaşi căi d e atac ce putea fi exercitată îm p o triva hotărârii prin care s-a soluţionat
cauza, iar, dacă aceasta din urm ă nu era susceptibilă d e a form a obiectul vreunei căi de
atac, nici încheierea respectivă nu putea fi atacată.
în contextul actual, potrivit art. 53 alin. (1) teza a ll-a NCPC, când această din urmă
hotărâre este definitivă, încheierea va putea fi atacată cu recurs, la instanţa ierarhic
superioară, în term en de 5 zile de la com unicarea acestei hotărâri.
Ca atare, în noua reglem entare, în situaţia în care hotărârea prin care s-a soluţionat
cauza este definitivă, în înţelesul art. 634 NCPC, nefiind susceptibilă d e recurs, încheierea
de respingere a cererii de recuzare va putea fi atacată cu recurs. Prin urm are, şiînch eierea
prin care s-a respins cererea d e recuzare a unui judecător care participă la judecarea
unui recurs va putea fi atacată cu recurs. A preciem însă că, în contextul în care textul
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 141
A rt. 54 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
art 53 alin. ( 1 ) teza a ll-a N CPC face referire la instanţa iera rhic superioarer ca instanţă
com petentă să soluţioneze recursul declarat îm potriva încheierii de respingere a cererii
de recuzare, în ipoteza în care hotărârea prin care s-a soluţionat cauza este definitiva,
soluţia de respingere pronunţată asupra cererii d e recuzare a unui ju d ecăto r al înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie nu poate fi atacată cu recurs.
Tn ipoteza respingerii cererii de recuzare de către prim a instanţă, dacă instanţa de
apel constată că această soluţie este greşită, iar prim a instanţă a judecat în fond, va
adm ite apelul, va anula în to t sau în parte procedura urm ată în faţa prim ei instanţe şi
hotărârea atacată (în funcţie de m om entul la care a intrat în com plet judecătorul recuzat
şi de actele îndeplinite d e acesta) şl va reţine procesul spre rejudecare, potrivit art. 480
alin. ( 6 ) NCPC, refăcând toate actele de procedură şi, dacă apreciază că este necesar,
dovezile adm inistrate la prim a instanţă.
Dacă instanţa de recurs constată că recuzarea a fost greşit respinsă, va adm ite
recursul, va casa hotărârea, dispunând trim iterea cauzei spre rejudecare la instanţa de
apel sau, atunci când calea d e atac a apelului este suprim ată, ia prim a instanţă, prin
raportare la dispoziţiile a r t 488 alin. ( 1 ) pct. 1 NCPC, dispoziţiile art. 53 alin. (3) derogând
de la art. 4 9 8 alin. ( 1 ) din acelaşi cod.
Dacă cererea de recuzare a vizat com pletul de recurs, Ia r aceasta a fo st greşit res
pinsă, aspect constatat de către instanţa de recurs, prin raportare ia art. 53 alin. ( 1 ) teza
a 1 l-a NCPC, apreciem că nu poate fi exercitată contestaţie în anulare îm potriva decl 2iei
pronunţate în recurs, din m om ent ce m otivul prevăzut de art. 503 alin. (2) pct. 1 NCPC
priveşte num ai ipoteza în care instanţa de recurs a om is să se pronunţe asupra cererii de
recuzare, iar nu şi atunci când a soluţionat-o.
Căile de atac p re văzu teîn cadrul textului legal analizat su n t aplicabile indiferent dacă
instanţa care a soluţionat incidentul procedural este cea în faţa căreia s-a ivit incidentul
sau instanţa ierarhic superioară, art. 53 NCPC nefăcând vre o distincţie în acest sens.
C O M E N T A R IU
1. D reptu l com un în m ateria in co m p atib ilităţii. Dispoziţiile art. 41-53 NCPC consti
tuie dreptul com un în m aterie de incom patibilitate, m otiv pentru care ori de câte ori
legea specială nu va reglem enta un anu m it aspect, se vo r aplica în m od corespunzător
prevederile m enţionate.
Astfel, apreciem că dispoziţiile art. 54 NCPC nu se interpretează în sensul că prevede
rile acestui capitol se a p lic i num ai procurorilor, m ag ist raţii or-a sistenţi, asistenţilor ju d i
ciari şi grefierilor, cu excluderea altor categorii de participanţi la procesul civil, pentru
care există reglem entări speciale, ci, dim potrivă, capitolul în discuţie reprezintă dreptul
com un în ceea ce priveşte incidentele procedurale analizate, m enţionarea expresă a pro
curorilor, m agistraţiior-asistenţi, asistenţilor ju d iciari şi grefierilor fiind făcută în dispozi
ţiile art. 5 4 N CPC întrucât în privinţa acestora nu există o reglem entare distinctă într-o
lege specială.
Este de rem arcat faptul că noul Cod de procedură civilă nu m ai prevede în mod
expres că m otivul de incom patibilitate vizând antepronunţarea nu se aplică altor cate
gorii de participanţi la procesul civil, ci num ai judecătorilor. Din m om ent ce art. 54 NCPC
142 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P4RTICIPA N ]II IA PRO CESU L CIVIL A rt. 54
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 143
A rt. 54 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
în ceea ce priveşte însă soluţionarea cererii în cam era de consiliu, condiţiile cererii
d e recuzare, inadm isibilitatea adm inistrării probei cu Interogatoriu ca m ijloc de dovadă a
m otivelor de recuzare, vo r fi pe deplin aplicabile dispoziţiile dreptului com un în m aterie.
Traducătorul autorizat şi interpretul pot fi recuzaţi în aceleaşi condiţii ca cele prevă
zute pentru experţi, existând dispoziţie d e trim itere în art. 225 alin. (3} NCPC.
Este de rem arcat faptul că nici expertul ju d icia r şi nici traducătorul sau interpretul nu
au deschisă calea form ulării unei cereri de abţinere, su b această titulatură, însă ei pot
aduce la cunoştinţa instanţei şi a părţilor situaţia în care se găsesc, dând posibilitatea
părţilor să form uleze cerere de recuzare.
De altfel, potrivit art. 1 5 d in O .G . nr. 2/2000, efectuarea expertizei tehnice judiciare, dis
pusă de organele prevăzute la art. 2 , este obligatorie, ea ne putând fi refuzată decât pentru
m otive tem einice. Existenţa unui m otiv de incom patibilitate ar putea fi apreciată ca motiv
tem einic, refuzul expertului echivalând cu o abţinere, dar care nu se va soluţiona după
regulile aplicabile abţinerii vizate de Capitolul I din Titlul \\al Cărţii I a codului, ci instanţa va
proceda la înlocuirea sa, apreciind în concret asupra tem einiciei m otivului invocat.
3. In co m p atib ilitatea arbitrilor. în ceea ce priveşte incom patibilitatea arbitrilor,
aceasta este reglem entată d e prevederile art. 562-S64 NCPC.
Spre deosebire de dreptul com un în m aterie, abţinerea produce efecte pe data for
m ulării ei, fără nicio altă form alitate, prin raportare la dispoziţiile art. 562 alin. (5) NCPC,
d e unde rezultă că nu este necesară încuviinţarea acesteia de către tribunalul arbitrai sau
d e către instanţa judecătorească.
4. Recuzarea şi ab ţin e rea executoru lu i ju d e căto re sc. Potrivit art. 10 afin. ( 1 J din
Legea nr. 138/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, astfel cum a fost m odifi
cată prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul
d e procedură civilă, executorii judecătoreşti pot fi recuzaţi în cazurile şi în condiţiile pre
văzute de noul Cod de procedură civilă.
Prin raportare la dispoziţiile art. 10 alin. (2) din actul norm ativ m enţionat anterior,
executorul judecătoresc pentru care este cerută recuzarea poate declara că se abţine,
situaţie în care instanţa se va pronunţa şi asupra abţinerii, iar, în caz de adm itere a aces
teia, va respinge cererea de recuzare ca răm asă fără obiect.
în privinţa term enul până la care partea poate solicita recuzarea executorului ju d e că
toresc, art. 10 alin. (3) din Legea nr. 188/2000 prevede faptul că partea interesata poate
solicita recuzarea im ediat c e a aflat despre una dintre situaţiile prevăzute la alin. ( 1 ), dar
num ai până la încetarea executării silite.
întrucât alin. ( 1 ) al art. 10 din lege face trim itere la cazurile şi condiţiile prevăzute de
noul Cod de procedură civilă, cererea se va soluţiona în cam era de consiliu, fără citarea
părţilor.
încheierea instanţei prin care s-a încuviinţat ori s-a respins abţinerea, precum şi cea
prin care s-a încuviinţat recuzarea nu su n t supuse niciunei căi de atac.
în ceea ce priveşte încheierea prin care s-a respins recuzarea, potrivit dispoziţiilor
art. 1 0 alin. (4) din lege, aceasta poate fi atacată num ai cu apei în term en d e 5 zile de la
com unicare.
încheierea prin care s-a hotărât recuzarea va arăta în ce m ăsură actele îndeplinite
d e executorul judecătoresc recuzat vo r fi păstrate, potrivit art. 10 alin. (5) din lege. Dacă
încheierea nu face nicio referire la acest aspect, se consideră că toate actele de execu
tare înd eplinite de executorul recuzat au fost desfiinţate şi trebuie refăcute.
144 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 55
C O M E N T A R IU
1 . D elim itarea d in tre părţi şi particip anţi. în ipoteza procedurii contencioase, părţile
acţiunii civile sunt reprezentate de persoanele fizice sau ju rid ice între care există un liti
giu cu privire la un drept subiectiv civil sau la o situaţie juridică pentru a cărei realizare
calea judecăţii este obligatorie şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii judecăto
reşti ce se pronunţă în cauză.
în cazul procedurii necontencioase, părţile în procesul civil reprezintă persoanele
care se adresează instanţei judecătoreşti cu o cerere, fără a urm ări stabilirea unui drept
potrivnic faţă de o altă persoană, precum şi, dacă este cazul, persoanele chem ate în pro
ces pentru soluţionarea cererii respective.
Potrivit noului cod, au calitatea de p ă rţlîn procesul civil reclam antul, pârâtul şi terţii
care intervin volu ntar sau forţat în proces (terţii devenind părţi num ai după adm iterea
în principiu de către instanţă a cererii d e intervenţie prin încheiere), restul persoanelor
intrând în categoria altor participanţi. în m ăsura în care îndeplinesc o serie de activităţi
pe parcursul procesului civil.
Astfel, nu au calitatea de părţi ale acţiunii civile m artorii, experţii, interpreţii, tradu
cătorii, avocaţii sau m andatarii părţilor, aceştia fiind num ai participanţi în procesul civil,
alături d e instanţa de judecată şi d e procuror.
Delim itarea părţilor de ceilalţi participanţi la procesul civil prezintă deosebită rele
vanţă în plan procesual. Spre exem plu, în ipoteza în care un m artor nu a fost legal citat
pentru un term en de judecată, instanţa va putea pune în discuţie şi soluţiona excepţii
procesuale şi alte cereri prealabile la acel term en d e judecată, întrucât dispoziţiile
art. 153 alin. ( 1 ) NCPC, potrivit cărora instanţa poate hotărî asupra unei cereri num ai
dacă părţile au fost legal citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant, în
afară d e cazurile în care prin lege se dispune altfel, vizează exclusiv părţile, iar nu şi pe
alţi participanţi la proces.
2. D enum iri sp ecifice ale părţilor. Noţiunea de parte în proces este generică, indife
rent de stadiul în care se găseşte procesul - judecată în prim ă instanţă, apel sau căi de
atac extraordinare ori executare silită.
Părţile poartă denum iri specifice în cadrul diferitelor etape ale procesului civil, pre
cum şi în funcţie de acţiunea civilă exercitată în concret.
Astfel, în etapa ju decăţii în prim ă instanţă, ca regulă, părţile poartă denum irea de
reclam ant (persoana care adresează instanţei o pretenţie) şi p â râ t (persoana chem ată în
judecată pentru rezolvarea pretenţiei reclam antului).
Prin excepţie. în cadrul proceselor având ca obiect plângere contravenţională sau
alte asem enea cereri intitulate plângeri, partea reclam antă poartă denum irea dep eten t,
iar cealaltă de intim at. De asem enea, în cadrul proceselor având ca obiect contestaţie
la executare, contestaţie întem eiată pe Legea nr. 10/2001 sau alte asem enea cereri inti
tulate contestaţie, partea reclam antă poartă denum irea de contestator, iar partea che
m ată în judecată de intim at.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 145
A rt. 55 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
146 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 56
d) persoana arătată drept titu lar al dreptului în condiţiile art. 75 NCPC, care, după
adm iterea Tn principiu a cererii de intervenţie de către instanţă şi în funcţie de p02 iţia
exprim ată de reclam ant şi de acesta, dobândeşte calitatea de pârât sau de intervenient
principal;
e) persoana introdusă forţat în cauză, din oficiu, de către instanţă, în condiţiile
art. 78-79 NCPC.
C O M E N T A R IU
1 . N o ţiun ea cap a cită ţii procesuale de fo lo sin ţă. Capacitatea procesuală reprezintă
reflectarea în plan procesual a capacităţii civile din dreptul substanţial.
Sim ilar capacităţii civile, capacitatea procesuală se divide în capacitate procesuală de
folosinţă şi capacitate procesuală d e exerciţiu.
Daca, potrivit art. 34 NCC, capacitatea civilă d e folosinţă este aptitudinea unei per
soane d e a avea drepturi şi obligaţii civile, capacitatea procesuală de folosinţă constă în
aptitudinea unei persoane de a avea drepturi şi obligaţii pe plan procesual.
Durata capacităţii procesuale de folosinţă coincide cu durata capacităţii civile de folo
sinţă, astfel cum este aceasta m enţionată ia art. 3 S NCC.
2. C ap acitatea pro cesu ală d e fo lo sin ţă a p e rso an e lo r fizice . în cazul persoanelor
fizice, capacitatea procesuală d e folosinţă în cep e la naşterea lor şi încetează odată cu
m oartea acestora. Deşi, potrivit art. 36 NCC, în planul dreptului m aterial copilului conce
put i se recunosc drepturile din m om entul concepţiunii num ai dacă se naşte viu, acesta
nu are capacitate procesuală de folosinţă în plănui dreptului form al.
3. C apacitatea pro cesu ală de fo lo sin ţă a p e rso an e lo r ju rid ice . în ipoteza persoane
lor ju rid ice, în m ăsura în care acestea sunt supuse înregistrării, capacitatea procesuală
de folosinţă se va dobândi d e la data înregistrării, sim ilar capacităţii civile d e folosinţă,
aspect prevăzut în dispoziţiile art. 205 alin. (1) NCC.
în conform itate cu art. 200 alin. (1) N CC, persoanele ju rid ice sunt supuse înregis
trării, dacă legile care le sunt aplicabile prevăd această înregistrare. Prin înregistrare, în
accepţiunea art. 200 alin. (2) NCC, se în ţelege înscrierea, înm atricularea sau. după caz,
orice altă form alitate de publicitate prevăzută de lege, făcută în scopul dobândirii perso
nalităţii ju rid ice sau al luării în evidenţă a persoanelor ju rid ice legal înfiinţate, după caz
(spre exem plu, societăţile reglem entate de Legea nr. 31/1990 sunt supuse înm atriculării
în registrul com erţului).
Dacă persoana juridică nu este suspusă înregistrării, capacitatea procesuală de folo
sinţă se va dobândi de la data actului de înfiinţare, d e la data autorizării constituirii lor
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 147
A rt. 56 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
sau de la data în d ep lin irii oricărei alte cerinţe prevăzute de lege, prin raportare la preve
derile art. 205 alin. (2) cu trim itere la art. 194 NCC.
Potrivit art. 194 alin. ( 1 ) NCC, persoana ju rid ică se înfiinţează:
a) prin actul de înfiinţare al organului com petent, în cazul autorităţilor şi dl institu
ţiilo r publice, al unităţilor adm inistra tiv-teritoriale, precum şi al operatorilor econom ici
care se constituie de către stat sau d e c it r e unităţile adm inistrativ-teritoriale. In toate
cazurile, actul d e înfiinţare trebuie să prevadă în mod expres dacă autoritatea publică
sau instituţia publică este persoană juridică;
b) prin actul de înfiinţare al celor care o constituie, autorizat, în condiţiile legii;
c) în orice alt m od prevăzut d e lege.
Dacă prin lege nu se dispune altfel, în conform itate cu art. 194 alin. (2) N CC, prin act
d e înfiinţare se înţelege actul de constituire a persoanei ju rid ice şi, după caz, statutul
acesteia.
Prin raportare la art. 205 alin. (3) N CC, persoanele ju rid ice care su n t supu se înregis
trării pot, chiar de la data actului de înfiinţare, să dobândească drepturi şi să îşi asum e
obligaţii, însă num ai în m ăsura necesară pentru ca persoana juridică să ia naştere în mod
valabil.
Potrivit art. 205 alin. (4) NCC, fondatorii, asociaţii, reprezentanţii şi orice alte per
soane care au lucrat în num ele unei persoane ju rid ice în curs de constituire răspund neli
m itat şi solid ar faţă de terţi pentru actele ju rid ice încheiate în contul acesteia cu încălca
rea dispoziţiilor alin. (3). în afară de cazul în care persoana ju rid ică nou-creată, d u p i ce
a dob ândit personalitate juridică, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt con
siderate a fi ale persoanei ju rid ice încă d e la data încheierii lor şi produc efecte depline.
în raport de dispoziţiile legale m enţionate anterior, dat fiind faptul că legea îi recu
noaşte persoanei ju rid ice o capocitate de fo lo sin ţâ anticipotă în vederea constituirii sale
valabile, apreciem că aceasta poate sta în judecată şi în ain te de m om entul înfiinţării sale,
însă num ai pentru drepturile şi obligaţiile asum ate pentru a lua naştere în mod valabil,
prin urm are num ai în lim ita capacităţii procesuale anticipate şi restrânse. Pentru actele
care exced lim itele fixate de art. 205 alin. (3) NCC, în judecată vo r sta fondatorii, asocia
ţii, reprezentanţii şi orice alte persoane care au lucrat în num ele unei persoane juridice
în curs de constituire, cu excepţia cazului în care persoana ju rid ică nou-creată, după ce a
dobândit personalitate ju rid ică, le-a preluat asupra sa.
Potrivit art. 206 alin. ( 1 ) şi (2) NCC, persoana ju rid ică poate avea o rice drept uri şi o bli
gaţii civile, afară de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparţine decât
persoanei fizice, în tim p ce persoanele ju rid ice fără scop lucrativ pot avea doar acele
drepturi şi obligaţii civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege,
actul de constituire sau statut. Ca atare, noul Cod civil a restrâns aplicabilitatea p rin cip iu
lu i specialităţii capacităţii de fo lo sin ţă exclusiv în privinţa persoanelor ju rid ice fără scop
lucrativ.
încetarea capacităţii procesuale de folosinţă a persoanei ju rid ice are loc la data înce
tării persoanei ju rid ice însăşi, şi anum e prin constatarea ori declararea nulităţii, prin
fuziune, divizare totală, transform are, dizolvare sau desfiinţare ori printr-un alt m od pre
văzut de actul constitutiv sau de lege, prin raportare la prevederile art. 244 NCC.
în ceea ce priveşte nulitatea absolută sau relativă a unei persoane ju rid ice, aceasta
trebuie în m od obligatoriu constatată sau, după caz, declarată de instanţă prin hotărâre
judecătorească, aspect ce rezultă din partea introductivă a art. 196 alin. ( 1 ) NCC.
148 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 56
în privinţa efectelor nulităţii, potrivit art. 198 alin. ( 1 ) NCC, de la data la care hotărâ
rea judecătorească de constatare sau declarare a nulităţii a d evenit definitivă, persoana
juridică încetează fără efect retroactiv şi intră în lichidare.
în conform itate cu dispoziţiile art. 248 alin. (1) şi (2) N C C prin efectul dizolvării
persoana ju rid ică intră în lichidare în vederea valorificării activului şi a plăţii pasivului,
păstrându-şi capacitatea civilă pentru operaţiunile necesare lichidării până la finalizarea
acesteia, m otiv pentru care o atare persoană ju rid ică va avea capacitate procesuală de
folosinţă până la finalizarea operaţiunilor d e lichidare.
în ipoteza încetării persoanei ju rid ice prin fu 2iune, transform are sau prin divizare
totală, nu se declanşează procedura lichidării, potrivit art. 248 alin. (3) NCC.
Conform art. 250 alin. { l j NCC, persoanele ju rid ice înfiinţate d e către autorităţile
publice centrale sau locale, nesupuse dizolvării, po t fi desfiinţate prin hotărârea organu
lui care le-a înfiinţat.
Prin raportare la art. 251 alin. ( 1 ) şi ( 2 ) NCC, persoanele ju rid ice supuse înregistrării
încetează la data radierii din registrele în care au fost în scrise, iar celelalte persoane juri
dice încetează la data actului prin care s-a dispus încetarea sau. după caz, la data îndepli
nirii oricărei alte cerinţe prevăzute d e lege.
4. A so ciaţiile , so cie tăţile sau alte e n tită ţi fără p erso nalitate ju rid ică , co nstitu ite
p o triv it legii. Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (1) N CPC, şi anum e de la regula
potrivit căreia, pentru a fi parte în proces, persoana fi 2ică sau juridică trebuie să aibă
capacitate procesuală d e folosinţă, legea instituie o excepţie aplicabilă entităţilor ju ri-
dice, m enţionate în cuprinsul art. 56 alin. (2) NCPC.
Excepţia perm isă de cod în această m aterie prevede faptul că pot sta în judecată
asociaţiile, societăţile sau alte entităţi fără personalitate juridică, dacă su n t constituite
potrivit legii.
Spre deosebire d e reglem entarea anterioară, dat fiind faptul că noul Cod de proce
dură civilă nu m ai distinge, entităţile ju rid ice m enţionate anterior po t sta în judecată
independent de poziţia procesuală avută în cadrul litigiului - reclam ant, pârât sau terţ
intervenient.
Dat fiind caracterul de excepţie de la regulă, care im prim ă o strictă interpretare şi
aplicare, pot fi parte în proces num ai entităţile ju rid ice indicate în textul art. 56 alin. (2)
NCPC, şi anum e asociaţiile, societăţile sau alte entităţi fără personalitate ju rid ică, dacă
sunt constituite potrivit legii, iar nu oricare alte entităţi ju rid ice lipsite de capacitate pro
cesuală d e folosinţă.
Astfel, prim ăria nu reprezintă o persoană juridică cu capacitate procesuală de
folosinţă şi ca atare nu poate sta în judecată, aspect ce rezultă din prevederile Legii
nr. 215/2001 a adm inistraţiei publice locale, republicată. Potrivit art. 20 alin. (1) din
această lege. com unele, oraşele, m unicipiile şi judeţele su n t unităţi adm inistraţiv-
teritoriale în care se exercită autonom ia locală şi în care se organizează şi funcţionează
autorităţi ale adm inistraţiei publice locale. în conform itate cu dispoziţiile art. 21 alin. ( 1 )
teza I şi alin. ( 2 ) din acelaşi act norm ativ, unităţile adm inistrativ-teritoriale su n t persoane
ju rid ice de drept public, cu capacitate ju rid ică deplină şi patrim oniu propriu, ia rîn justiţie
acestea sunt reprezentate, după caz, de prim ar sau de preşedintele consiliului judeţean.
Prin urm are, prim ăriile nu sunt enum erate printre unităţile adm inistrativ-teritoriale cu
personalitate juridică şi de altfel nici printre autorităţile adm inistraţiei publice locale
prevăzute la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, acestea din urm ă fiind reprezentate
de consiliile locale, com unale, orăşeneşti şi m unicipale, ca autorităţi deliberative, şi de
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 149
A rt. 56 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
prim ari, ca autorităţi executive. Prim ăria reprezintă, deci, num ai sediul instituţiei prim a
rului.
Nu se poate susţine existenţa capacităţii procesuale de folosinţă a prim ăriei prin
invocarea dispoziţiilor art. 56 alin. (2) NCPC, potrivit cărora pot sta în judecată asociaţiile,
societăţile sau alte entităţi fără personalitate ju rid ică, dacă su n t constituite potrivit legii,
din m om ent ce prim ăria nu este o entitate juridică constituită printr-un act normativ.
Exem plificând, cererile de chem are în judecată având ca o b iect constatarea dreptului
de proprietate prin efectul uzucapiunii sau al accesiunii im obiliare în sistem ul Codului civil
din 1864, în ipoteza în care bunul face parte din dom eniul privat al unităţii adm inistra tiv-
teritoriale, nu se form ulează în contradictoriu cu prim ăria d e ia locul situării im obilului,
ci cu unitatea adm inistrativ-locală respectivă (com ună, oraş sau m unicipiu).
De asem enea, acţiunile prom ovate în tem eiul Legii nr. 10/2001, republicată, având
ca obiect obligarea unităţii deţinătoare la em iterea unei dispoziţii cu propunerea de
acordare a m ăsurilor reparatorii prin echivalent pentru im obilul preluat ab u ziv în pro
prietatea statului, în ipoteza în care o atare unitate deţinătoare este o unitate adm inis-
trativ-teritorială, nu se form ulează în contradictoriu cu prim ăria, ci cu unitatea adm inis-
trativ-locală respectivă (com ună, oraş sau m unicipiu). D e pildă, în cazul unui im obil situat
în Bucureşti, calitatea procesuală pasivă revine m unicipiului Bucureşti, iar nu Prim ăriei
m unicipiului Bucureşti.
în schim b, se poate încadra în prevederile art. 5 6 alin. (2) NCPC societatea fără perso
nalitate ju rid ică prevăzută de art. 1881 alin. (3) NCC, care poate fi reprezentată în concret
de societatea sim plă sau de alt tip de societate reglem entat d e lege şi lipsit de persona
litate juridică. Oe asem enea, potrivit art. 1893 NCC, societăţile supuse condiţiei înm atri
culării conform legii şi răm ase neînm atriculate, precum şi societăţile de fapt sunt asim i
late societăţilor sim ple, astfel în cât apreciem că şi acestea sunt vizate de art. 5 6 alin. (2)
N CPC în m ăsura în care su n t constituite potrivit legii.
în conform itate cu art. 1919 alin. {1} NCC. societatea este reprezentată în ju stiţie prin
adm inistratorii cu drept de reprezentare sau, în lipsa num irii, prin oricare dintre asociaţi,
dacă nu s-a stipulat prin contract dreptul de reprezentare num ai pentru unii dintre aceş
tia. Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, societatea stă în ju stiţie sub denum irea prevăzută
în contract sau cea înregistrată, în m od legal, după caz. dacă prin lege nu se prevede
altfel. Terţii de bună-credinţă se pot prevala de oricare dintre acestea.
Ca atare, parte în proces va fi societatea sim plă, lipsită de personalitate ju rid ică, iar
nu adm inistratorii sau asociaţii acesteia, care vo r avea exclusiv calitatea de reprezentanţi
ai societăţii.
în conform itate cu art. 1883 NCC, în ceea ce priveşte regim ul aporturilor, în cazul unei
societăţi fără personalitate ju rid ică, aporturile devin coproprietatea asociaţilor, afară de
cazul în care au convenit, în m od expres, că vo r trece în folosinţa com ună.
în continuare, potrivit art. 1920 alin. ( 1 ) NCC. în executarea obligaţiilor faţă de credi
torii societăţii, fiecare asociat răspunde cu propriile sale bunuri proporţional cu aportul
său la patrim oniul social, num ai în cazul în care creditorul social nu a putut fi îndestulat
din bunurile com une ale asociaţilor.
De asem enea, art. 1948 NCC, m enţionat în partea dedicată lichidării societăţii,
stipulează că îm p ărţeala în natură a bunurilor societăţii se face potrivit regulilo rprivito are
la îm părţeala bunurilor proprietate com ună.
Din prevederile legale m enţionate anterior se deduce faptul că, spre exem plu, în
ipoteza în care societatea sim plă a figurat în calitate de pârâtă în proces, hotărârea
150 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 56
judecătorească obţinută îm potriva acesteia poate fi pusă în executare silită, urm ărindu-se
bunurile societăţii, atât cele dobândite în patrim oniul său prin aport, dar şi cele obţinute
ulterior prin diverse operaţiuni ju rid ice având acest re zu lta t Num ai în m ăsura în care
creditorul social nu şi-a valorificat în întregim e creanţa în acest mod poate proceda
la punerea în executare silită a hotărârii judecătoreşti îm potriva asociaţilor societăţii,
urm ărind bunurile lor proprii, proporţional cu aportul acestora la capitalul social.
Potrivit dispoziţiilor art. 1951 NCC, asocierea în participaţle nu poate dobândi perso
nalitate juridică şi nu constituie faţă de terţi o persoană distinctă de persoana asociaţilor,
terţul neavând niciun drept faţă d e asociere şi obligându-se num ai faţă de asociatul cu
care a contractat. N econstituind o persoană distinctă faţă de persoana asociaţilor, apre
ciem că, în ipoteza chem ării sale în judecată, se im pune invocarea şi adm iterea excepţiei
lipsei capacităţii procesuale de folosinţă.
5. Excepţia lip se i cap acităţii pro cesu ale d e fo lo sin ţă. în ipoteza în care entitatea
care a form ulat cererea In ju stiţie nu are capacitate procesuală de folosinţă, cu excepţia
situaţiei în care aceasta este o asociaţie, societate sau altă entitate fără personalitate
ju rid ică, constituită potrivit legii, caz în care poate sta în judecată, prin raportare la
dispoziţiile a r t 56 alin. (2) NCPC, partea adversă sau instanţa din oficiu va invoca şi va
adm ite excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a reclam antului, declarând nulă
cererea.
Prin urm are, sancţiunea prevăzută de lege pentru actele de procedură îndeplinite de
o entitate lipsită de capacitate procesuală d e folosinţă este nulitatea absolută, spre deo
sebire de sancţiunea instituită în ipoteza lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu, care
este reprezentată de nulitatea relativă.
Dacă cererea în justiţie este form ulată îm potriva unei persoane fizice sau entităţi lip
site de capacitate procesuală de folosinţă, cu excepţia celo r m enţionate la art. 56 alin. (2)
NCPC, partea adversă sau instanţa din oficiu va invoca şi va adm ite excepţia lipsei capa
cităţii procesuale de folosinţă a pârâtului şi va respinge cererea ca fiind form ulată îm p o
triva unei persoane lipsite de capacitate procesuală de folosinţă. în acest caz nu va opera
sancţiunea nulităţii cererii, întrucât efectele acesteia nu se pot produce decât în privinţa
actelor de procedură efectuate d e către o entitate lipsită d e capacitate procesuala, iar
nu şi a celor îndeplinite de o persoană capabilă, potrivit legii, îm potriva uneia incapabile.
în ipoteza în care pârâtul decedează pe parcursul procesului, însă instanţa, necu-
noscând această îm prejurare (spre exem plu, în ipoteza în care pârâtul, având term en în
cunoştinţă, nu a mai fost citat pentru term enele d e judecată urm ătoare), continuă ju d e
cata şi procedează la pronunţarea unei soluţii în cauză, hotărârea judecătorească este
susceptibilă de a fi atacată de către m oştenitorii pârâtului decedat, care sunt în term en
să exercite calea de atac, hotărârea nefiindu-le com unicată.
Excepţia lipsei capacităţii procesuale d e folosinţă este o excepţie de fond (vizează
încălcarea unei condiţii de exerciţiu a acţiunii civile}, absolută (se încalcă norm e de
ordine publică) şi perem ptorie (adm iterea sa conduce la îm piedicarea soluţionării fon
dului cererii).
De regulă, în ipoteza invocării m ai m ultor excepţii procesuale, excepţia lipsei capaci
tăţii procesuale de folosinţă va fi pusă în discuţie şi soluţionată după excepţia d e netim -
brare sau de insuficientă tim brare, excepţia de necom petenţă, excepţia vizând nelegala
com punere sau constituire a instanţei, d a r înainte d e excepţia lipsei calităţii procesuale,
de excepţia autorităţii de lucru judecat, de excepţia prescripţiei dreptului la acţiu ne în
sens m aterial etc.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 151
A rt. 56 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
După cum am arătat anterior, dacă în privinţa aceleiaşi cereri se invocă âtât excepţia
lipsei capacităţii procesuale de folosinţă, cât şi excepţia lipsei calităţii procesuale, instanţa
s e v a pronunţa asupra prim ei excepţii şi, num ai în ipoteza în care o va respinge, s e v a pro
nunţa şi asupra celei de-a doua excepţii. A preciem că soluţia pronunţării instanţei asupra
am b elo r excepţii în sensul adm iterii acestora nu este una riguroasă, din m om ent ce prin
adm iterea prim ei excepţii, a lipsei capacităţii procesuale de folosinţă, instanţa autom at a
pronunţat o soluţie de dezînvestire, consecinţa fiind nulitatea sau, după caz, respingerea
cererii, pentru lipsa capacităţii procesuale de folosinţă. A proceda suplim entar şi la adm i
terea excepţiei lipsei calităţii procesuale nu este de natură decât să creeze dificultăţi în
privinţa m odului de respingere a cererii pentru lipsa capacităţii procesuale de folosinţă
sau pentru lipsa calităţii procesuale.
Prevederea legală vizând invocarea lipsei capacităţii procesuale de folosinţă în orice
stare a procesului are în vedere urm ătoarele aspecte:
- pârâtul este în drept să invoce excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a
reclam antului oricând până la m om entul închiderii dezb aterilo r asupra fondului cauzei
în prim ă instanţă, ch iar şi în ipoteza în care nu a form ulat întâm pinare ori a depus întâm
pinare cu încălcarea term enului procedural de 25 d e zile de la data com unicării cererii de
chem are în judecată, prevăzut de art. 201 afin. ( 1 ) NCPC, sau nu a invocat această excep
ţie procesuală prin întâm pinarea form ulată în term en. Astfel, în aceste ultim e cazuri
m enţionate, pârâtul nu este decăzut din dreptul d e a invoca excepţia lipsei capacităţii
procesuale de folosinţă, întrucât o atare excepţie este de ordine publică şi în privinţa sa
nu operează sancţiunea decăderii, prin raportare la dispoziţiile art. 208 alin. (2) NCPC;
- instanţa este în drept să invoce din oficiu, oricând, lipsa capacităţii procesuale de
folosinţă pe cale de excepţie procesuală, în etapa ju decăţii în prim ă instanţă, sau ca
m otiv de ordine publică, în etapa judecăţii în căile de atac;
- pârâtul poate să invoce pentru prim a dată în calea de atac a apelului sau, după caz,
a recursului, dacă hotărârea prim ei instanţe este susceptibilă d o a r d e recurs, ca m o tiv a i
căii de atac exercitate, lipsa capacităţii procesuale de folosinţă a reclam antului, chiar şi
în ipoteza în care nu a invocat-o în prim ă instanţă;
- dacă hotărârea de prim ă instanţă a fost atacată cu apel, în cadrul căruia nu s-a
invocat lipsa capacităţii procesuale de folosinţă, iar această cale d e atac a fo st respinsă
ca nefondată, fiind însă susceptibilă de recurs, în cadrul acestuia partea nu mai este în
drept, de principiu, să invoce lipsa capacităţii procesuale de folosinţă, întrucât, potrivit
art. 488 alin. (2) NCPC, m otivele de casare nu pot fi prim ite decât dacă ele nu au putut fi
invocate pe calea apelului sau în cursul judecării apelului ori, deşi au fost invocate în ter
m en, au fo st respinse sau instanţa a om is să se pronunţe asupra lor;
- î n ipoteza în care num ai reclam antul {entitate fără personalitate ju rid ică, neconsti
tuită legal) a declarat cale de atac îm potriva hotărârii prin care cererea principală a
fost adm isă în parte, pârâtul nu m ai este în drept să invoce lipsa capacităţii procesuale
d e folosinţă a reclam antului, căci aceasta a r reprezenta un m otiv de desfiinţare în tot
a hotărârii prim ei instanţe, în condiţiile în care pârâtul nu a declarat cale de atac, iar
partea neatacată din hotărâre a dobândit autoritate d e lucru judecat. Tn situaţia în care
într-adevăr reclam antul a fost lipsit d e capacitate procesuală de folosinţă, instanţa de
control ju d icia r poate invoca acest m otiv de ordine publică, respingând calea de atac
exercitată de reclam ant ca nefondată, nem aiputând proceda însă la desfiinţarea în tot
a hotărârii prim ei instanţe, în tru c â t după cum am arătat anterior, partea neatacată din
hotărâre a dobândit autoritate de iucru judecat.
152 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 57
Art» 5 7 . C apacitatea procesu ală de exerciţiu . (1) Cel care are calitatea de
parte îşi poate exercita drepturile procedurale în num e propriu sau prin repre
zentant, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel.
(2) Partea care nu are exerciţiul drepturilor procedurale nu poate sta în ju d e
cată decât dacă este reprezentată, asistată ori autorizată în condiţiile prevăzute
de legile sau, după caz, de statutele care îi reglem entează capacitatea ori modul
de organizare.
(3) Lipsa capacităţii de exerciţiu a drepturilor procedurale poate fi invocată în
orice stare a procesului.
(4) A ctele de procedură îndeplinite de cel care nu are exerciţiul drepturilor
procedurale su n t anulabile. Reprezentantul sau ocrotitorul legal al acestuia va
putea însă confirm a toate sau num ai o parte din aceste acte.
(5) C ând instanţa constată că actul de procedură a fost îndeplinit de o parte
lipsită de capacitate de exerciţiu v a acorda un term en pentru confirm area lui.
D acă actul nu este confirm at, se va dispune anularea lui.
(6) D ispoziţiile alin. (5) se aplică în m od corespunzător şi persoanelor cu capa
citate de exerciţiu restrânsă.
C O M E N T A R IU
1 . N o ţiun ea capacităţii procesuale d e exerciţiu . D a c i capacitatea civilă de exerciţiu
este, potrivit art. 37 NCC, aptitudinea unei persoane de a încheia singură acte ju rid ice
civile, capacitatea p ro ce su a li de exercfţiu constă Tn aptitudinea unei persoane de a-şi
exercita şi de a-şi executa singură drepturile şi, respectiv, obligaţiile procedurale (capaci
tatea d e a sta Tn judecată).
Procedând la clasificarea persoanelor Tn raport de criteriul capacităţii procesuale de
exerciţiu, acestea se divid Tn persoane lipsite de capacitate procesuală d e exerciţiu, per
soane cu capacitate procesuală d e exerciţiu restrâns! şi persoane cu capacitate proce
suală de exerciţiu deplină.
2. C ap acitatea procesuală d e exerciţiu a p e rso an e lo r fi 2ice. Potrivit art. 43 alin. ( 1 )
N CC, ca re g u li, cu excepţia altor ca 2uri prevăzute Tn m od expres d e lege, nu au capacitate
civilă de exerciţiu şi, im plicit, nici capacitate procesuală d e exerciţiu:
- m inorul care nu a îm p lin it vârsta d e 14 ani;
- inter 2isul judecătoresc.
Prin raportare ia dispoziţiile art. 41 alin. ( 1 ) N CC, persoanele care au capacitate civilă
de exerciţiu restrânsă şi, ca atare, capacitate procesuală de exerciţiu restrânsă, su nt, ca
principiu, m inorii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani.
Sim ilar capacităţii civile de exerciţiu, potrivit art. 38 NCC, în cazul persoanelor fizice
capacitatea procesuală de exerciţiu d e p lin i se dobândeşte, ca re g u li, d e ia data la care
persoana devine m a jo ri, şi anum e de ia îm plinirea vârstei de 18 ani.
Prinţr-o prim ă excepţie, potrivit art. 39 NCC, te xt legal ce se a p lic i Tn m od corespun
zător şi Tn m ateria dreptului procesual civil, m inorul dobândeşte, prin căsătorie, capaci
tatea deplină de exerciţiu.
în ceea ce priveşte vârsta m atrim onială, în co nfo rm itate cu prevederile art. 272
alin. (2) NCC, pentru m otive tem einice, m inorul care a îm plinit vârsta de 16 ani se poate
c is it o r i în tem eiul unui aviz m edical, cu încuviinţarea p irin ţilo r săi sau, după caz, a
tutorelui şi cu autorizarea instanţei de t u t e li în a cărei circum scripţie m inorul îşi are
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 153
A rt. 57 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
dom iciliul. Este de rem arcat faptul că noul Cod civil nu mai face distincţie între m in o ri
şi m inor în ceea ce priveşte vârsta m atrim onială, an terio r excepţia în această m aterie
vizând-o exclusiv pe m inoră. De asem enea, vârsta lim ită pentru încheierea căsătoriei cu
dispensă este de 16 ani, iar nu de 15 ani, cât prevedea legislaţia anterioară.
Tn Câ2u lîn care căsătoria este anulată, m inorul care a fost de bună-credinţă la încheierea
căsătoriei păstrează capacitatea deplină de exerciţiu, potrivit dispoziţiilor art. 39 afin. (2)
NCC, text legal aplicabil şi în planul procedurii civile.
C ea de-a doua excepţie de 1a regula potrivit căreia capacitatea civilă 6 e exerciţiu se
dobândeşte la îm plinirea vârstei de 18 ani o regăsim în textul art. 4 0 NCC, potrivit căruia,
pentru m otive tem einice, instanţa de tutelă poate recunoaşte m inorului care a îm plinit
vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exerciţiu.
încetarea capacităţii procesuale de exerciţiu depline are loc, definitiv sau tem porar,
după caz, prin deces, prin punere su b interdicţie judecătorească ori în situaţia anulării
căsătoriei în ain te ca m inorul de rea-credinţă să fi îm p lin it vârsta de 18 ani.
3. C ap acitatea procesuală d e exerciţiu a p e rso an e lo r ju rid ice . în privinţa datei
dobândirii capacităţii de exerciţiu, art. 209 alin. (1) N CC prevede faptul că persoana ju ri
dică îşi exercită dreptu rile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale d e adm inis
trare, de la data constituirii lor.
Prin urm are, actele ju rid ice făcute de organele d e adm inistrare ale persoanei ju ri
dice, în lim itele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei ju rid ice înseşi,
potrivit art. 218 alin. (1) NCC.
Prin organe de adm inistrare, noul Cod civil desem nează persoanele fizice sau persoa
nele ju rid ice care, prin lege, actul de constituire sau statut, su n t desem nate să acţioneze,
în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în num ele şi pe seam a persoanei juridice
(art. 209 alin. (2) NCC).
Raporturile dintre persoana ju rid ică şi cei care alcătuiesc organele sale de adm inis
trare sunt supuse, prin analogie, regulilor m andatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin
lege, actul de constituire sau statut [art. 209 alin. (3) NCC]
în ipoteza lipsei organelor de adm inistrare, noul Cod civil prevede în art. 210 faptul
că, până la data constituirii o rganelor d e adm inistrare, exercitarea drepturilor şi în d e p li
nirea obligaţiilor care privesc persoana ju rid ică se fac de către fondatori ori de către per
soanele fizice sau persoanele ju rid ice desem nate în acest scop.
în ceea ce priveşte statul rom ân, prin raportare la dispoziţiile art. 223 alin. (1) NCC,
în raporturile civile în care se prezintă nem ijlocit, în num e propriu, ca tituiar de drepturi
şi obligaţii, statul participă prin M inisterul Finanţelor Publice, afară d e cazul în care iegea
stabileşte un alt organ în acest sens. Ca atare, şi în planul dreptului procesual civil, statul
rom ân este reprezentat, ca regulă, d e M inisterul Finanţelor Publice. D e altfel, art. IB S
alin. ( 1 ) pct. 1 N CPC prevede că statul se citează prin M inisterul Finanţelor Publice sau
prin alte organe anum e desem nate în acest scop de lege.
Prin excepţie, potrivit art. 19 alin. (1) din Legea nr. 247/2005 privind reform a în
dom eniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele m ăsuri adiacente, Titlul VII, Capitolul
V i, deciziile adoptate de către Com isia Centrală pentru Stabilirea D espăgubirilor pot fi
atacate în condiţiile Legii contenciosului adm inistrativ nr. 554/2004, cu m odificările şi
com pletările ulterioare, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Com isia Centrală
pentru Stabilirea Despăgubirilor.
De asem enea, în conform itate cu prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 33/1994
privind exproprierea pentru cauză d e utilitate publică, expropriator, în interesul legii,
1S4 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 57
este statul, prin organism ele desem nate de G uvern, pentru lucrările de interes naţional,
şi ju deţele, m unicipiile, oraşele şi com unele, pentru lucrările de interes local.
Potrivit art. 20 alin. ( 1 ) din Legea nr. 215/2001 a adm inistraţiei publice locale, unită
ţile adm inistra tiv-teritoriale sunt com unele, oraşele, m unicipiile şi judeţele.
Unităţile adm inistra tiv-teritoriale sunt persoane ju rid ice d e drept public, cu capaci
tate ju rid ic i deplină şi patrim oniu propriu. Acestea sunt subiecte ju rid ice de drept fiscal,
titulare ale codului d e înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale
de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile adm inistra tiv-teritoriale sunt titu
lare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind adm inistrarea bunu
rilor care aparţin dom eniului public şi privat în care acestea su n t parte, precum şi din
raporturile cu alte persoane fiîic e sau juridice, în condiţiile legii (art. 21 alin. ( l) d in lege].
Unităţile adm inistra tiv-teritoriale participă la raporturile civile în num e propriu, prin
organele prevăzute de lege.
în conform itate cu art. 21 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, în justiţie, unităţile adm i
nistraţi v-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de prim ar (în cazul reprezentării com u
nei, oraşului sau m unicipiului) sau de preşedintele consiliului ju deţean (în cazul repre
zentării judeţului).
Astfel, potrivit art. 102 alin. ( 1 ) din lege, preşedintele consiliului judeţean reprezintă
judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi ju rid ice rom âne
şi străine, precum şi în justiţie. De asem enea, în conform itate cu art. 62 alin. ( 1 ) din lege,
prim arul reprezintă unitatea adm inistra tiv-teritorială în raporturile cu celelalte autorităţi
publice, cu persoanele fizice şi ju rid ice rom âne şi străine, precum şi în justiţie.
4. Reprezentarea, asistenţa şi au to rizarea legală
4.1. R e p re zen ta rea leg a la , instituţia procesuală a reprezentării legale intervine în
cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exerciţiu, şl an u m e în situaţia m inorilor
care nu au îm p lin it vârsta 14 ani şi a celo r puşi su b interdicţie, prin hotărâre judecăto
rească răm asă definitivă.
Persoanele ju rid ice sunt reprezentate legal de organele de adm inistrare, în cazul per
soanelor ju rid ice private, sau de M inisterul Finanţelor Publice ori d e organele prevăzute
de lege, în cazul statului sau al unităţilor adm inistra tiv-teritoriale.
M inorii su b 14 ani şi persoanele puse su b interdicţie nu stau personal în proces, ci
prin reprezentanţii lor legali (părinţi sau tutore). Astfel, aceste persoane vo r fi citate cu
num ele lor, d a r prin reprezentant legal, la dom iciliul acestuia din urm ă. Toate actele pro
cedurale efectuate în num ele persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu sau de către
acestea trebuie sem nate de reprezentant, nefiind cerută sem nătura celui reprezentat,
aceasta fiind consecinţa faptului că legea prezum ă în mod absolut că aceste persoane nu
pot să-şi exprim e consim ţăm ântul în mod valabil, fiind incapabile potrivit legii.
In ipoteza în care încetează funcţia tutorelui, operează suspendarea de drept a ju d e
cării cauzei, în tem eiul dispoziţiilor art. 412 alin. (1) pct. 4 NCPC, până ia num irea unui
nou tutore. De asem enea, dacă una dintre părţi a fo st pusă su b interdicţie judecăto
rească, iar instanţa de tutelă nu a procedat la num irea de îndată a unui tutore în condiţi
ile art. 941 NCPC, operează suspendarea de drept a ju d ecării cauzei, în tem eiul prevede
rilor art. 412 alin. (1) pct. 2 NCPC, până la num irea tutorelui.
Persoanele capabile, dar care, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a altor m otive prevă-
zute de lege, nu pot să-şi adm inistreze bunurile şi nici să-şi apere interesele în condiţii
corespunzătoare, care au desem nat un curator pentru ocrotirea lor, v o r sta în judecată în
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 155
A rt. 57 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
num e personal, întrucât instituirea curatele! nu aduce nicio atingere capacităţii celui pe
care curatorul 71 reprezintă, acesta nefiind un ca 2 d e reprezentare le g a li, curatorul fiind
m andatarul p irţii. Deşi nu e x iş ti un text de lege care să prevadă obligativitatea c itirii
curatorului special, apreciem că, pentru a da eficienţă reprezentării efectuate de către
acesta pentru partea respectivă, se im pune citarea acestuia prin citaţie separată, partea
urm ând, de asem enea, a fi citată printr-o a lt i citaţie.
Dacă persoana a fost pusă sub c u ră ţe ii, iar funcţia curatorului a în cetat, operează
suspendarea de drept a judecării cauzei, în tem eiul prevederilor art. 412 alin. (1) pct. 4
NCPC, până la num irea unui nou curator.
4.2. A sista re a leg a lă . Asistarea legală intervine în cazul persoanelor cu capacitate de
exerciţiu restrânsă, şi anum e în situaţia m inorilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani,
dacă aceştia nu au dobândit anticipat capacitate de exerciţiu deplină, în condiţiile expres
prevăzute de lege. M inorii v o r sta personal în proces, dar asistaţi, după caz, de părinţi
sau tutore, care vo r sem na alături de m inori cererile adresate instanţei.
Potrivit art. 155 alin. (1) pct. 7 NCPC, persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă
se citează prin ocrotitorii legali, la dom iciliul sau sediul acestora. Această prevedere legală
are caracter de noutate în raport d e reglem entarea anterioară, când num ai persoanele
incapabile se citau prin reprezentanţii legali, cei cu capacitate de exerciţiu restrânsă fiind
citaţi personal, iar ocrotitorii legali prin citaţie distinctă.
Dacă m inorul îm plineşte în cursul procesului vârsta d e 14 ani, reprezentarea legala
se tran sfo rm ăm asistare.
în litigiile care izvorăsc din contractul de m uncă, se citează num ai m inorul personal
şi tot el efectuează exclusiv actele d e procedură111. Astfel, potrivit art. 42 alin. (1) NCC,
m inorul poate să în ch eie acte ju rid ice privind m unca, îndeletnicirile artistice sau spor
tive ori referitoare la profesia sa, cu încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi
cu respectarea dispoziţiilor legii speciale, dacă este cazul. în conform itate cu alineatul
urm ător al aceluiaşi articol, în acest caz. m inorul exercită singur drepturile şi execută tot
astfel obligaţiile izvorâte din aceste acte şi poate dispune singur de veniturile dobândite.
D ispoziţiile art. 353 NCPC prevăd faptul că reprezentantul legal al unei persoane lip
site de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate fi chem at
personal la interogatoriu pentru actele în ch eiate şi faptele săvârşite de el în această cali
tate, iar nu pentru actele şi faptele săvârşite de minor, consecinţă a aspectului că m ărtu
risirea este un act personal.
M inorii sub 14 ani şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească nu pot fi chem aţi
la interogatoriu, legea prezum ând absolu t că aceştia nu pot exprim a un consim ţăm ânt
valabil, în tim p ce m inorul cu vârsta cuprinsă în tre 14 şi l â ani poate răspunde singur la
interogatoriu, fiind asistat d e către părinţi sau tutore.
4 3 . A u to riza rea . Autorizarea intervine în cazul în care reprezentantul legal al celui
lipsit de capacitate de exerciţiu sau m inorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă şi ocro*
titorul legal care îl asistă efectuează acte procedurale d e dispoziţie (renunţare la ju d e
c a ţ i sau la dreptul pretins etc.). Pentru aceste acte este n e ce sa ri autorizarea instanţei
de tuteEI şi avizul consiliului d e familie**1, prin raportare la dispoziţiile art. 41 alin. (2) şi
art. 144 alin. (2) N C C
1)1 A se ved ea şi art. 13 C . m uncii, re p u b lica t, p re cu m ş i a n . 5 din le g e a nr. 2 79 /2 0 0 5 privind u ce n icia la locul
d e m u n că , republicată.
ul în ca zu l o cro tirii m in o ru lu i p rin p ă rin ţi, p rin darea în p la sa m e n t sau. după ca z, prin a lte m ă su ri d e protecţie
sp e cia lă p re vă zu te d e lege. ni> se va in stitu i co n siliu l d e fam ilie, p o triv it art. 1 2 4 a lin . (2 ) NCC.
156 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 57
5. Excepţia lip se i capacităţii pro cesu ale d e exerciţiu . Potrivit art. 57 alin. (3) NCPC,
lipsa capacităţii de exerciţiu a drepturilor procedurale poate fi invocată în orice stare a
procesului.
Prevederea legală privind invocarea lipsei capacităţii procesuale d e exerciţiu în orice
stare a procesului are în vedere urm ătoarele aspecte:
- pârâtul este în drept să invoce excepţia lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu a
reclam antului oricând până la m om entul închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei
în prim ă instanţă, chiar şi în ipoteza în care nu a form ulat întâm pinare ori a depus întâm
pinare cu încălcarea term enului procedural de 25 de zile d e la data com unicării cererii
de chem are în judecată, prevăzut de art. 201 alin. ( 1 ) NCPC, sau nu a invocat această
excepţie procesuală prin întâm pinarea form ulată în term en. Astfel, în aceste ultime
cazuri m enţionate, pârâtul nu este decăzut din dreptul de a invoca excepţia lipsei capa
cităţii procesuale de exerciţiu, întrucât o atare excepţie, deşi este de ordine privată, are
un regim ju rid ic derogatoriu de la art. 247 alin. (2) NCPC, fiind expres prevăzut în art. 57
alin. (3) NCPC faptul că poate fi invocată în o rice stare a procesului, m otiv pentru care nu
operează sancţiunea decăderii;
- instanţa este în drept să invoce oricând, din oficiu, lipsa capacităţii procesuale de
exerciţiu pe cale de excepţie procesuală, în etapa judecăţii în prim ă instanţă, sau ca m otiv
în etapa judecăţii în căile d e atac. Potrivit art. 57 alin. (5) NCPC, când instanţa constată că
actul de procedură a fost îndeplinit de o parte lipsită de capacitate de exerciţiu va acorda
un term en pentru confirm area lui, iar dacă actul nu este confirm at, se va dispune anu
larea t u l Textul acestui articol nu face referire la dreptul instanţei de a aplica sancţiunea
nulităţii relative condiţionat d e invocarea sa de către partea adversă, astfel încât inter
pretarea sa nu se poate face prin instituirea unor distincţii pe care nu le prevede;
- p â r â t u l poate să invoce pentru prim a dată în calea de a ta c a apelului sau, după caz,
a recursului dacă hotărârea prim ei instanţe este susceptibilă d o a r de recurs, ca m otiv al
căii de atac exercitate, lipsa capacităţii procesuale de exerciţiu a reclam antului, ch iar şi în
ipoteza în care nu a invocat-o în prim ă instanţă;
- î n ipoteza în care num ai reclam antul a declarat ca le d e atac îm potriva hotărârii prin
care cererea principală a fost adm isă în parte, pârâtul nu m ai este în drept să invoce lipsa
capacităţii procesuale de exerciţiu a reclam antului, căci aceasta ar reprezenta un m otiv
de desfiinţare în to t a hotărârii prim ei instanţe, în condiţiile în care pârâtul nu a declarat
cale de atac, iar partea neatacată din hotărâre a dobândit autoritate de lucru judecat. în
situaţia în care într-adevăr reclam antul a fost lipsit de capacitate procesuală d e exerciţiu,
instanţa de control ju d iciar poate invoca acest motiv, respingând calea d e atac exercitată
de reclam ant ca nefondată, nem aiputând proceda însă la desfiinţarea în to t a hotărârii
prim ei instanţe, întrucât, după cum am arătat anterior, partea neatacată din hotărâre a
dobândit autoritate de lucru judecat.
Sancţiunea prevăzută de lege pentru actele de procedură îndeplinite de o persoană
lipsită de capacitate d e exerciţiu este nulitatea relativă. Aceeaşi sancţiune operează şi în
privinţa actelor de procedură efectuate de către o persoană cu capacitate de exerciţiu
restrânsă, fără a fi asistată de ocrotitorul legal.
Prin excepţie d e la regula potrivit căreia nulitatea relativă poate fi invocată num ai de
cel al cărui interes este o crotit prin dispoziţia legală încălcată, iar nu şi de către instanţă
din oficiu, în cazul actelor de procedură lovite de nulitate relativă pentru lipsa capacităţii
procesuale de exerciţiu, instanţa are dreptul să invoce incidenţa sancţiunii procedurale
a nulităţii relative.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 157
A rt. 58 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
A r t . o ft. C uratela sp ecială. (1) în caz de urgenţă, dacă persoana fizică lipsită
de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile nu are reprezentant legal, instanţa,
la cererea părţii interesate, va num i un curator special, care sâ o reprezinte până
la num irea reprezentantului legal, potrivit legii. D e asem enea, instanţa va numi
un curator special în caz de conflict de interese între reprezentantul legal şi cel
reprezentat sau când o persoană jurid ică ori o entitate dintre cele prevăzute la
art. 56 alin. (2), chem ată să stea în judecată, nu are reprezentant.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în m od corespunzător şi persoanelor cu capa
citate de exerciţiu restrânsă.
(3) N um irea acestor curatori se va face de instanţa care judecă procesul, dintre
avocaţii anum e desem naţi în acest scop de barou pentru fiecare instanţă judecă
torească. Curatorul special are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege
pentru reprezentantul legal.
(4) Rem unerarea provizorie a curatorului astfel num it se fixează de instanţă,
prin încheiere, stabilindu-se totodată şi m odalitatea de plată. La cererea curato
rului, odată cu încetarea calităţii sale, ţinându-se seam a de activitatea desfăşu
rată, rem uneraţia v a putea fi majorată.
C O M E N T A R IU
1. C azu ri. Situaţiile în care instanţa desem nează un curator special în cadrul procesu
lui civil sunt urm ătoarele:
158 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 58
a) există urgenţă în soluţionarea cauzei, ia r una dintre p ă rţi este lipsită de capaci
tate procesuală de exerciţiu ş i n u are reprezentant legal sa u are capacitate de exerciţiu
restrânsă ş i nu are o cro tito r legal (spre exem plu, în cazul unei cereri prom ovate pe cale
de ordonanţă preşedinţială având ca o b iect sistarea executării unei construcţii proprie
tatea unei persoane puse su b interdicţie judecătorească, căreia nu i s-a num it încă un
tutore de către instanţa de tutelă).
Apreciem că urgenţa la care face referire art. 58 alin. {1} N CPC nu vizează exclusiv
pricinile în privinţa cărora legea prevede expres soluţionarea de urgenţă şi cu precădere,
ci şi orice alte cauze care n e c e siti o soluţionare urgentă, părţile fiind expuse producerii
unui prejudiciu prin întârzierea judecăţii.
în ipoteza în care nu există urgenţă în soluţionarea cauzei, spre exemplu în ca 2ul
unei cereri având ca obiect constatarea dobândirii dreptului d e proprietate prin efectul
uzucapiunii de 30 de ani în sistem ul Codului civil din 1864, prom ovată în contradictoriu
cu o persoană pusă su b interdicţie judecătorească ?n privinţa căreia nu s-a num it încă un
tutore, judecata se suspendă de drept, în tem eiul disp 02iţiilor art. 412 alin. ( 1 ) pct. 2 NCPC.
Este d e m enţionat că, potrivit art. 111 lit d) NCC, o rice persoană are dreptul, dar
şi obligaţia d e a sesiza instanţa de tutelă de îndată ce află despre existenţa unui m inor
lipsit de îngrijire părintească în cazurile prevăzute la art. 110 N CC, aceste dispoziţii
aplica ndu-se în mod corespun 2ător şi în privinţa persoanelor care trebuie puse sub
interdicţie judecătorească, prin raportare la disp 02 iţii!e art. 165 NCC.
Subsum ată ca 2uiui în care partea nu are reprezentant sau o cro tito r legal este şi ipo
teza descrisă în art. IS O alin. ( 2 ) N CC, şi anum e aceea când, din cau 2a bolii sau din alte
m otive, tutorele este îm p ied icat să îndeplinească un anum it act în num ele m inorului
pe care îl repre 2intă sau aie cărui acte le încuviinţea 2ă, cu singurele diferenţe că num i
rea curatorului nu se va mai face de instanţa de tutelă, ci d e instanţa care judecă pro
cesul şi că persoana curatorului este un avocat desem nat de barou în acest scop, iar nu
orice persoană fizică având capacitate deplină de exerciţiu şi în m ăsură să îndeplinească
această sarcină, cum reiese din prevederile art. 180 alin. ( 1 ) NCC;
b) există un conflict de interese între reprezentantul sa u o crotitorul le g a l ş i c e l repre-
zen to t o ri ocrotit, ch ia r dacă nu există urgenţă în soluţio n a rea cauzei111 (de exem plu, în
procesele d e ieşire din indivi 2iune în care printre părţi figurea 2ă, alături de m inor, unul
sau am bii părinţi ai acestuia, care stau în proces atât în num e propriu, c i t şi ca reprezen
tanţi legali ai uneia dintre părţi)121;
c) o persoană ju rid ic ă o ri o asociaţie, societate sa u altâ entitate fă ră personalitate
ju rid ică constituită po trivit legii, chem ată să stea în ju d eca tă , nu are reprezentant, ch ia r
dacă n u există urgenţă în soluţio narea cauzei.
2. D esem n area cu rato ru lu i sp e cial. în prim ul caz specificat anterior (când există
urgenţă în soluţionarea cauzei, iar una dintre părţi este lipsită de capacitate procesuală
de exerciţiu şi nu are reprezentant legal sau are capacitate de exerciţiu restrânsă şi nu are
m Sim ilar, potrivit disp02iţtilcr art. IS O alin. {1) N C C , o ri d e câte o ri în tre tu to re şi m in o r se Ivesc in te re se co n
tra re , ca re nu su n t d in tre c e le c e tre b u ie sâ d u c ă la în lo cu ire a tu to re lu i, instanţa d e tu te lă v a n u m i un cura*
to r sp e cial. D iferenţa din tre art. 1 5 0 alin. (1 ) N C C ş i art. S 8 N C P C se referă la instanţa care n u m e şte curatorul
(instanţa d e tu telă , ia r nu ce a ca re ju d e că p ro ce su l) şi la p e rso a n a cu ra to ru lu i (orice p e rso a n ă fizic ă având
ca p acitate d e p lin ă d e exerciţiu şi ca re este în m ă su ră să în d e p lin e a scă a ce a stă sarcin ă, ia r n u un a v o ca t d e se m
nat d e b a ro u în a ce st scop).
m 7r\b. S u p re m , s. civ., d e c. nr. 2 6 0 9 /1 9 7 4 , în C.D . 1 9 7 4 , p . 199; C.A . Ploieşti, s. civ., d e c. nr. 2 4 8 /1 9 9 8 , în C .P J.
1 9 9 8 , p, 219.
D su A Na r c is a t h s o h a r i 159
A rt. 59 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
o cro tito r legal), num irea curatorului se va face la solicitarea expresă a părţii interesate,
iniţiativa num irii curatorului ne putând-o avea instanţa.
în schim b, în ceea ce priveşte urm ătoarele două cazuri m enţionate in cadrul acestui
articol (în caz de conflict de interese intre reprezentantul legal şi cel reprezentat sau când
o persoană ju rid ică ori dacă o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2) NCPC, che
mată să stea în judecată, nu are reprezentant], instanţa este obligată, inclusiv din oficiu,
să desem neze un curator special.
Este d e rem arcat faptul că, în privinţa persoanelor ju rid ice sau a entităţilor lipsite de
personalitate ju rid ică, este obligatorie num irea curatorului special num ai în ipoteza în
care acestea figurează în proces ?n calitate de pârâte, chem ate în garanţie sau arătate
ca titulare ale dreptului, iar nu şi de reclam ante. Dispoziţiile art. 58 alin. (1) teza I NCPC
nu se pot aplica acestui caz, întrucât m enţionează în m od expres faptul că privesc doar
persoanele fi 2ice.
Spre deosebire de curatorii speciali din m ateria dreptului civil, curatorii speciali pre
văzuţi de art. 58 N CPC su n t num iţi d e instanţa care judecă procesul, iar nu de instanţa de
tutelă, şi sunt avocaţi anum e desem naţi în acest scop de barou pentru fiecare instanţă
judecătorească, neputând fi orice persoană fizică cu capacitate deplină de exerciţiu şi
care este în m ăsură să îndeplinească această sarcină. în vederea num irii curatorului spe
cial, instanţa va em ite o adresă către baroul corespunzător, acesta urm ând a desem na
până la urm ătorul term en d e judecată un avocat în sensul indicat, sau baroul va întocm i
o listă ce va fi com unicată fiecărei instanţe judecătoreşti, în care va desem na avocaţi
pentru exercitarea funcţiei d e curator special, iar instanţa va num i curatorul direct de pe
lista respectivă.
Sim ilar situaţiei experţilor judiciari, instanţa va fixa prin încheierea prin care s-a d is
pus num irea unui curator special şi rem uneraţia provizorie a acestuia, precum şi m odali
tatea d e plată, aceasta putând fi ulterior m ajorată, !a cererea curatorului, după încetarea
calităţii sale, în funcţie de activitatea desfăşurată în concret.
C O M E N T A R IU
160 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N Ţ II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 59
care îm potriva celui care deţine nelegal bunul, poziţia procesuală d e reclam ant aparţi
nând în acest caz tu tu ro r coproprietarilor litiganţi.
Pentru existenţa coparticipării procesuale este n e ce sa ri nu num ai pluralitatea de
părţi aflate pe aceeaşi poziţie procesuală, dar şi condiţia ca obiectul procesului să fie
un drept sau o obligaţie com ună (spre exem plu, în ipoteza raporturilor de solidaritate
pasivă - coautorii unei fapte ilicite) ori ca drepturile sau obligaţiile lor să albă aceeaşi
cauză (spre exem plu, obligarea a doi p ira ţi la executarea unor obligaţii distincte izvorând
din acelaşi act ju rid ic) sau ca între drepturile şi obligaţiile părţilor să existe o strânsă
legătură.
Pentru ipoteza existenţei unei s trln s e le g ltu ri între drepturile şi obligaţiile p lrţilo r
poate fi dat urm ătorul exem plu: doi sau mai m ulţi salariaţi introduc o acţiu n e com ună
îm potriva aceluiaşi angajator pentru plata unui anu m it tip de sp o r sau prim ă salariată
(drepturile nu sunt com une şi nici nu au o cauză com ună, deoarece izvorul drepturilor
decurge din contractul individual de m uncă ai fiecăruia, în s l există o strânsă legătură
între acestea). A lte exem ple ar putea fi urm ătoarele: m ai m ulţi salariaţi concediaţi în
cadrul unei proceduri d e concediere colectivă form ulează o acţiune com ună îm potriva
angajatorului - obiectul este diferit, fiind contestată fiecare decizie individuală d e con
cediere, însă strânsa legătură este dată d e procedura com ună d e concediere în cadrul
căreia s-au em is deciziile; un salariat transferat de la un angajator la altul introduce o
acţiune îm potriva am bilo r angajatori, pentru plata anu m ito r drepturi salariale, doar că
pentru perioada anterioară transferului de întreprindere drepturile se solicită de la anga
jatorul cedent, iar pentru perioada ulterioară acestea se pretind de ta angajatorul cesi
onar.
Este de rem arcat faptul că noul Cod de procedură civilă a înlăturat divergenţele exis
tente în practica judiciară referitoare la existenţa coparticipării şi în situaţia în care între
obiectul şi cauza acţiunii există num ai o strânsă legătură, reglem entând în m od expres
această posibilitate.
în ipoteza în care între drepturile şi obligaţiile părţilor nu se poate stabili vreo legă
tură, nu va exista coparticipare procesuală, iar instanţa va pronunţa o soluţie de disjun
gere a celei de-a doua cereri şi de înaintare a acesteia serviciului registratură în vederea
form ării unui dosar distinct şi a repartizării sale aleatorii. Spre exem plu, dacă cererea de
chem are în judecată este prom ovată de reclam ant îm potriva a doi pârâţi, prim ul capăt
de cerere form ulat în contradictoriu cu un pârât având ca obiect obligarea sa la plata
chiriei restante aferente închirierii unui bun im obil, iar cel de-al doilea capăt de cerere
form ulat în contradictoriu cu celălalt pârât având ca o b iect revendicarea unui bun m obil,
fără nicio legătură între obiectul şi cau 2a celo r două capete de cerere, instanţa va dis
ju nge cel de-al doilea capăt de cerere în vederea form ării unui dosar distinct şl reparti
zării sale aleatorii.
Coparticiparea procesuală existentă în etapa procesuală a ju decăţii în prim ă instanţă
poate continua sau, dim potrivă, poate înceta în faza judecăţii în căile de atac.
Spre exem plu, în situaţia în care cererea d e chem are în judecată este prom ovată de
un reclam ant îm potriva a doi pârâţi, prim a instanţă respinge cererea faţă de prim ul pârât
pentru lipsa calităţii procesuale pasive şi faţă d e celălalt pârât ca neîntem eiată, iar recla
m antul declară apel num ai îm potriva ultim ei soluţii, părţi în calea de atac v o r fi num ai
reclam antul şl cel de-al doilea pârât, în raport de prim ul soluţia fiind definitivă şi dobân
dind autoritate de lucru judecat. Având în vedere că num ai aceste persoane au calitatea
de părţi în calea d e atac, prim ul pârât nu va fi citat la judecata apelului.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 161
A rt. 59 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
D im potrivă, dacă cererea este introdusă de m ai m ulţi reclam anţi îm potriva unui sin
g u r pârât, cererea este respinsă şi num ai unul dintre aceştia exercită calea de atac, părţi
?n calea de atac vo r fi toţi reclam anţii şi p ira tu l, aplicându-se art. 60 alin. (3) N C P C potri
v it căruia reclam anţii care nu au în d e p lin it un act d e procedură în term en (spre exem
plu, nu au exercitat calea d e atac) vo r continua totuşi să fie citaţi, dacă nu au term en în
cunoştinţă.
2. C lasificarea co p articip ării procesuale
2.1. C o p a rticip a re a fa cu lta tiv ă ş i co p a rticip a rea o b lig a to rie . în funcţie de criteriul
rolului voinţei părţilor la form area coparticipării procesuale, aceasta se clasifică în copar
ticipare facultativă şi coparticipare obligatorie.
Dat fiind faptul că textul art. 59 NCPC prevede că „m ai m ulte persoane p o t fi îm p re
ună reclam ante sau pârâte", nestabilind o obligaţie în acest sens, rezultă că regula în
m aterie d e coparticipare procesuală este coparticiparea facultativă, iar num ai în situaţi
ile expres determ inate de lege coparticiparea va avea caracter obligatoriu.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 684 alin. (2) N CC, partajul făcut fără participarea tu tu
ror coproprietarilor este lovit de nulitate absolută. Având în vedere că legea m aterială
im pune obligativitatea participării la partaj a tu tu ro r coproprietarilor, aceasta determ ină
tn planul dreptului procesual existenţa unei coparticipări procesuale obligatorii. Ca atare,
în m aterie de partaj judiciar, va exista coparticipare procesuală obligatorie dacă copro-
prietatea există între cel puţin trei persoane.
în ceea ce priveşte însă acţiunea în revendicare, precum şi alte acţiuni în ju stiţie refe
ritoare la bunuri proprietate com ună, dispoziţiile art. 643 N CC înlătură regula copartici
pării procesuale active sau pasive obligatorii în cadrul acţiunilor în ju stiţie prom ovate de
un singur coproprietar cu privire la bunul com un, dispoziţia fiind de natură să pună capăt
unei controverse im portante existente în practica judiciară şî în literatura de specialitate.
Astfel, art. 643 alin. (1) NCC, vizând acţiunile în justiţie, prevede că fiecare copropri
eta r poate sta singur în justiţie, indiferent d e calitatea procesuală, în o rice acţiune privi
toare la coproprietate, inclusiv în cazul acţiunii în revendicare.
Potrivit art. 643 alin. (2) NCC, hotărârile judecătoreşti pronunţate în folosul copro-
prfetăţii profită tu tu ro r coproprietarilor, ceea ce înseam nă că aceştia, ch iar dacă nu au
fost parte în litigiul respectiv, se pot prevala de efectele hotărârii judecătoreşti întocm ai
ca partea. Hotărârile judecătoreşti potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celor
lalţi coproprietari, de unde rezultă concluzia că nu se poate invoca autoritatea d e lucru
ju d e c a ta unei astfel de hotărâri într-un litigiu prom ovat ulterior de celălalt coproprietar,
având identitate de o b iect şi cauză.
în conform itate cu art. 643 alin. (3) N CC, când acţiunea nu este introdusă de toţi
coproprietarii, pârâtul poate cere instanţei de judecată introducerea în cauză a celorlalţi
coproprietari în calitate de reclam anţi, în term enul şi condiţiile prevăzute în noul Cod de
procedură civilă pentru chem area în judecată a altor persoane.
Ca atare, în cazul acţiunii în revendicare coparticiparea procesuală activă sau pasivă
nu m ai este obligatorie, astfel încât, în m ăsura în care pârâtul nu form ulează cerere de
chem are în judecată a altor persoane în tem eiul dispoziţiilor art. 68 NCPC, instanţa va
judeca cererea în cadrul procesual astfel trasat.
M inuta va conţine obligaţia pârâtului de restituire a bunului im obil în folosul
reclam antului şi al celorlalţi coproprietari, care, în m ăsura în care aceştia d in urmă
su n t cunoscuţi, vo r fi individualizaţi prin num e şi dom iciliu, ch iar dacă nu au participat
162 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 59
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 163
A rt. 60 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
1. P rin cip iu lu i in d ep en d en ţei procesuale. D ispoziţiile art. 60 alin. (1) NCPC, potrivit
cărora actele de procedură, apărările şi concluziile unuia dintre coparticipanţi nu le pot
profita celorlalţi, d a r nici nu îi pot prejudicia, enunţă principiul independenţei proce
suale, care guvernează raporturile dintre coparticipanţi.
Spre exem plu, în ipoteza unei acţiuni având două capete de cerere prom ovate în con
tradictoriu cu doi pârâţi vizând evacuarea unuia (tolerat) şl obligarea celu ilalt (titular al
unui contract de închiriere) ia plata chiriei restante, invocarea de către cel de-al doilea
p â râ ta excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune în privinţa unei părţi a chiriei nu este de
natură, în caz de adm itere, să profite şi celuilalt pârât.
Din m om ent ce concluziile unui coparticipant nu profită şi celuilalt, instanţa va acorda
cuvântul fiecăruia în dezbateri asupra excepţiilor procesuale, cererilor prealabile, probe
lor şi fondului cauzei, respectând principiul contradictorialităţii şi al dreptului la apărare
tn procesul civil.
2. Excepţia de la p rin cip iu lu i independenţei procesuale. Principiul independenţei
procesuale com portă o excepţie m enţionată în art. 60 alin. (2) NCPC, şi anum e atunci
când efectele hotărârii se întind asupra tu tu ro r reclam anţilor ori pârâţilor sau când
actele de procedura îndeplinite num ai de unii dintre ei ori term enele încuviinţate num ai
unora dintre ei pentru îndeplinirea actelor de procedură profită şi celorlalţi, cauzele rezi
dând fie în natura raportului ju rid ic, fie într-o dispoziţie expresă a legii.
Excepţia de la principiul independenţei procesuale operează num ai în situaţia în care
hotărârea obţinută, actul de procedură în d e p lin it ori term enul o bţinu t d e un copartici-
pant este profitabil şi celorlalţi, iar nu şi în situaţia în care acestea îi su n t defavorabile.
164 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T I C I P A N jll I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 60
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 165
A rt. 60 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
sin gur exem plar către m andatar. Această dispoziţie are în vedere situaţia în care m an
datarul este prezent în şedinţă sau dacă pârâţii au dom iciliul procesual ales la m an
datar, în câ 2 contrar cererea adiţională va trebui com unicată fiecăruia dintre pârâţi, la
dom iciliile lor;
b) în ipote 2a în care trei reclam anţi form ulează cerere d e chem are în judecată în con
tradictoriu cu un singur pârât, Iar reclam anţii au acelaşi m andatar, pârâtul poate form ula
întâm pinare într-un singur exem plar destinat com unicării, în afara celui pentru instanţă,
iar nu în patru exem plare.
Potrivit art. 207 NCPC, când sunt m ai m ulţi pârâţi, aceştia pot răspunde îm preună,
toţi sau num ai o parte din ei, printr-o singură întâm pinare. Această prevedere se aplică
indiferent dacă pârâţii au sau nu un repre 2entant com un;
c) în conform itate cu art. 60 alin. (3) NCPC, reclam anţii sau pârâţii care nu s-au înfă
ţişat ori nu au în d e p lin it un act de procedură în term en vo r continua totuşi să fie citaţi,
dacă, potrivit legii, nu au term enul în cunoştinţă.
Astfel, dacă cererea este introdusă de m ai m ulţi reclam anţi îm potriva unui singur
pârât, cererea este respinsă şi num ai unul dintre aceştia exercită calea de atac, părţi în
calea de atac vo r fi toţi reclam anţii şi pârâtul, aplicându-se textul m enţionat anterior;
d) în conform itate cu dispoziţiile art. 202 alin. ( 1 ) NCPC, în procesele în care, în con
diţiile art. 59, sunt m ai m ulţi reclam anţi sau pârâţi, judecătorul, ţinând cont de num ărul
foarte m are al acestora, de necesitatea de a asigura desfăşurarea norm ală a activităţii de
judecată, cu respectarea drepturilor şi intereselor legitim e ale părţilor, va putea dispune,
prin rezoluţie, reprezentarea lor prin m andatar şi îndeplinirea procedurii de com unicare
a actelor procesuale num ai pe num ele m andatarului, la dom iciliul sau sediul acestuia.
A cest articol constituie preluarea întocm ai a prevederilor art. 114 alin. (5) CPC 1865,
cu singurele deosebiri că m ăsura în discuţie se dispune în prezent de către judecătorul
căruia i s-a repartizat dosarul spre soluţionare, iar nu de către preşedintele instanţei,
iar m odalitatea prin care se ia m ăsura este prin rezoluţie, la m om entul prim irii cererii
respective părţile urm ând a fi citate cu m enţiunea expresă de a-şi desem na un m andatar
com un şi d e a-*i alege dom iciliul sau sediul procesual la acesta;
e ) actele de procedură făcute în interes com un sau îm potriva coparticipanţilor cu
aceleaşi interese sunt supuse unei singure taxe judiciare de tim bru. Ca atare, cererea de
chem are în judecată form ulată de trei reclam anţi va fi supusă unei singure taxe de tim
bru. Prin urm are, reclam anţii datorează to ţi o singură taxă de tim bru aferentă întregii
cereri, iar nu fiecare separat o taxă de tim bru cu acelaşi cuantum ;
f) în ceea ce priveşte suportarea cheltuielilor de judecată, potrivit art. 455 NCPC,
dacă în cau 2ă su n t m ai m ulţi reclam anţi sau m ai m ulţi pârâţi, e i vo r putea fi obligaţi să
plătească cheltuielile de ju decată în m od egal, proporţional sau solidar, potrivit cu pozî-
ţia lor în proces ori cu natura raportului ju rid ic existent între ei.
Astfel, dacă între pârâţi sunt raporturi ju rid ice d e solidaritate (stipulate convenţional
sau prevă 2ute expres ori pre 2um ate de lege), iar cererea d e chem are în judecată este
adm isă, la solicitarea reclam antului, pârâţii vo r fi obligaţi în so lid ar la plata cheltuielilor
d e judecată. în schim b, dacă între aceştia nu există raporturi de solidaritate, spre exem
plu reclam antul, în calitate d e beneficiar, solicită prin cererea d e chem are în judecată
rezoluţiunea unui contract încheiat cu pârâţii în calitate de prestatori, iar acţiunea este
adm isă, la cererea reclam antului, pârâţii vo r fi obligaţi în mod egal la plata cheltuielilor
d e judecată. în ipoteza unui partaj judiciar, cheltuielile de judecată se vo r suporta pro
porţional cotei-părţi din dreptul de proprietate al fiecărui coparticipant;
166 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 61
g) potrivit art. 473 NCPC, în caz d e coparticipare procesuală, precum şi atunci când la
prim a instanţă au intervenit terţe persoane în proces, intim atul este în drept, du p i îm p li
nirea term enului de apel, să d e d a re în scris apel îm potriva altui intim at sau â unei per
soane care d figurat în prim ă instanţă şi care nu este parte în apelul principal, d a c i acesta
din urm ă a r fi de natură să producă consecinţe asupra situaţiei sa le ju rid ice în proces;
h) este de m enţionat că nu coparticiparea procesuală este instituţia care determ ină
în m od direct com petenţa de soluţionare a cauzei în ansam blul său, ci aceasta din urmă
are ca prim criteriu calificarea capetelor d e cerere în funcţie de scopul urm ărit de parte.
Spre exem plu, dacă proprietarul unul im obil form at din m ai m ulte apartam ente cheam ă
în judecată printr-o acţiu ne unică cinci pârâţi, chiriaşi ai im obilului, care nu şi-au îndepli
nit obligaţia de pfată a chiriei la term en, fiecare fiind dator cu sum e distincte, vo r fi inci
dente dispoziţiile art. 99 alin. (2) NCPC, n e p ro ced ln d u -se la însum area valorilor tuturor
pretenţiilor, ci se va da relevanţă ju rid ică pretenţiei ca re atrage com petenţa unei instanţe
de grad m ai înalt.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 167
A rt. 61 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
168 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 61
existenţa unui singur proces în cadrul căruia sunt form ulate cererile de intervenţie,
în tim p ce coparticiparea procesuală obiectivă, decurgând din conexarea pricinilor,
im plică existenţa a două sau m ai m ulte procese, a căror reunire conduce la creşterea
num ărului părţilor. De asem enea, participarea terţilor la judecată im plică intervenţia
acestora într-un proces în curs, determ inând ca atare m ajorarea num ărului părţilor, pe
când coparticiparea procesuală subiectivă vizează existenţa unei cereri de chem are în
judecată în care deja figurează m ai m ulţi reclam anţi sau mai m ulţi pârâţi.
Introducerea unui terţ în litigiu este fa c u lta tiv i, fiind lăsată la aprecierea părţilor sau,
după caz, a terţului, cu excepţia anum itor cazuri, expres prevăzute de lege, când terţii
sunt o b lig a ţi să intervină în proces, su b sancţiunea de a nu îşi m ai putea valorifica ulte
rior drepturile sau interesele lo r
Astfel, potrivit art. 679 alin. ( 1 ) NCC, creditorii personali ai unui coproprietar vor
putea, de asem enea, să intervină, pe cheltuiala lor, în partajul cerut de coproprietari
ori d e un alt creditor; ei nu pot însă să atace un partaj efectuat, afară num ai dacă acesta
a avut loc în lipsa lor şi fără sâ se ţină seam a de opoziţia pe care au făcut-o, precum şi
în cazurile când partajul a fo st sim ulat ori s-a făcut astfel încât creditorii nu au putut să
intervină în proces, fn conform itate cu alin. ( 2 ) al aceluiaşi articol, dispoziţiile alin. ( 1 )
sunt aplicabile şi în cazul creditorilor care au un drept de garanţie asupra bunului com un
ori al celo r a căro r creanţă s-a născut în legătură cu conservarea sau adm inistrarea aces
tuia. Prin urm are, în ipoteza în care creditorii nu au intervenit în procesul de partaj, nu
vo r mai putea ataca ulterior îm părţeala efectuată.
Participarea te rţilo r la judecată prezintă avantajul preîntâm pinării pronunţării unor
hotărâri judecătoreşti contradictorii, precum şi cel al econom iei d e tim p şi cheltuieli,
im plicând o m ai bună adm inistrare a justiţiei, întrucât instanţa se pronunţă atât asupra
raportului ju rid ic substanţial dintre reclam ant şi pârât, cât şi asupra raporturilor juridice
dintre terţii intervenienţi şi părţile iniţiale.
tn ceea ce priveşte dezavantajele introducerii unor terţe persoane într-un proces în
curs de desfăşurare, acestea constau în eventuala întârziere a soluţionării cererii p rin d '
pale, în sporirea com plexităţii litigiului, precum şi în riscul afectării drepturilor interve-
nientului, care preia procedura în faza în care se găseşte în m om entul introducerii sale
în proces.
Noul Cod de procedură civilă reglem entează două form e de intervenţie voluntara
[intervenţia principală şi intervenţia acceso rie (art. 61-67 NCPC)] şi patru form e de inter
venţie fo rţa tă (chem area în judecată a altei persoane (art. 68-71 NCPC), chem area în
garanţie (art. 72-74 N CPC), arătarea titularului dreptului (art. 75-77 NCPC) şi introduce
rea forţată în cauză, din oficiu, a altor persoane (art. 78-79 NCPC)).
A ri. 6 1. Forme. (1) O ricine are interes poate interveni într-un proces care se
judecă între părţile originare.
(2) Intervenţia este principală, când intervenientul pretinde pentru sine, în tot
sau în parte, dreptul dedus judecăţii sau un drept strâns legat de acesta.
(3) Intervenţia este accesorie, când sprijină num ai apărarea uneia dintre părţi.
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 169
A rt. 61 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
170 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 62
A ri. 6 2 . In terven ţia p rin cip ală. (1) Cererea de intervenţie principală v a fi
făcută în form a prevăzută pentru cererea de chem are în judecată.
(2) Cererea poate fi făcută num ai în faţa prim ei instanţe, înainte de închiderea
dezbaterilor în fond.
(3) Cu acordul expres al părţilor, intervenţia principală se poate face şi în
instanţa de apel.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 171
A rt. 62 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
111 P e n tru d ezvo ltări în privinţa adm isib ilităţii ce re rii d e interven ţie prin cip ală în cad ru l litigiilo r d e m u n c a sa u de
co n te n cio s adm inistrativ, a se ved ea 6 . Boroi, op. c it., vo i. I, p. 191-194,
C . S J ,, s. eh/,, d e c. nr. 1 8 9 0 /1 9 9 2 , în D re p tu l nr. 8 /1 9 9 3 , p, 70,
l!l Pentru d ezvo ltări v izâ n d a dm isib ilitatea ce re rii d e intervenţie vo lu n tară în cad ru l litigiilo r a v â n d ca ob ie ct
tă găd u ire a paternităţii, a se v e d e a G. Borol, O. Sp m e o n u -M o te i, op. eit.r p . 137.
172 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 62
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 173
A rt. 62 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
N um ărul de exem plare va fi cel prevăzut de art. 149 alin. ( 1 ) N CPC, potrivit căruia
când cererea urm ează a fi com unicată, ea se va face în atâtea exem plare c lt e sunt nece
sare pentru com unicare, Tn afară de cazurile în care părţile au un reprezentant com un
sau partea figurează în m ai m ulte calităţi juridice, când se va face un singur exem plar, cu
m enţiunea că. în toate cazurile, este necesar şi un exem plar pentru instanţă.
De asem enea, prevederile art. IS O NCPC vizăndînscrisurife anexate, ale art. 151 NCPC
privind cererea form ulată prin reprezentant şi ale art. 152 NCPC referitoare la cererea
greşit denum ită sunt aplicabile în m od corespunzător şi cererii de intervenţie principală.
4. T im b ra re a , tn ceea ce priveşte tim brarea cererii de intervenţie principală, potrivit
art. 10 din Legea nr. 146/1997, cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie şi de che*
m are în garanţie se taxează după regulile aplicabile cererii sau acţiunii principale.
Chiar dacă cererea de chem are în garanţie constituie una dintre form ele intervenţiei
forţate, Legea nr. 146/1997 a m enţionat în mod separat cererile de intervenţie şi cere
rea d e chem are în garanţie, întrucât a desem nat prin noţiunea de cereri de intervenţie
exclusiv cererea de intervenţie voluntară principală.
Prin urm are, sunt supuse regulilor privind taxarea aplicabile cererii principale urm ă
toarele cereri incidentale: cererea reconvenţională, cererea de intervenţie voluntară
principală şi cererea de chem are în garanţie.
A taxa după regulile aplicabile cererii principale înseam n ă a supune cererea taxei
ju d icia re de tim bru corespunzătoare situ a ţie i în care aceasta (cererea incidentală) a r f i
fo s t introdusă p e cale p rin cip a lă . Prin urm are, dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 146/1997
nu trebuie interpretate în sensul că cererile incidentale m enţionate se taxează cu aceeaşi
taxă judiciară d e tim bru precum cea aplicabilă cererii principale din procesul pendinte în
care au fost form ulate. De altfel, art. 10 alin. (2) din N orm ele m etodologice de aplicare a
Legii nr. 146/1997 prevede că cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie şi cererile
de chem are în garanţie ce ap a r în urm a unei acţiuni care are ca obiect drepturi evalua
bile în bani sunt supuse taxei judiciare de tim bru calculate ia valoarea ce se pretinde prin
aceste cereri.
Spre exem plu, cererea de intervenţie principală prom ovată de un terţ având ca obiect
revendicarea im obiliară a unui bun despre care pretinde că îi aparţine în proprietate
exclusivă, bunul făcând obiectul unui litigiu de partaj derulat între alte două persoane, se
va taxa potrivit art. 2 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, prin raportare la valoarea bunului,
iar nu potrivit art. 3 lit. c) teza a IV-a din acelaşi act norm ativ, cu 3% din valoarea masei
partajabile, după cum se tim brează cererea principală.
Taxele ju d iciare de tim bru aferente cererii de intervenţie voluntară principală vo r fi
avansate de intervenientul principal, su b sancţiunea a n u lă rii acesteia ca netim brată sau,
după caz, ca insuficient tim brată.
5. Term enul d e depun ere a cererii d e in terve n ţie principală
5.1. F o rm u la re a ce re rii în fa ţa p rim e i instanţe. Potrivit art. 62 afin. (2) NCPC, cererea
d e intervenţie voluntară principală poate fi făcută n u m a i în fa ţa p rim e i instanţe, înainte
de închiderea dezbaterilor în fond.
Lim itarea intervalului de tim p în care poate fi depusă cererea de intervenţie princi
pală la faza judecării cauzei în prim a instanţă îşi are justificarea în în săşi natura juridică
d e veritabila cerere de chem are în judecată, în privinţa căreia treb uie respectate toate
gradele de ju risd icţie legale, părţile iniţiale putând fi prejudiciate, spre exem plu, prin
im posibilitatea atacării cu apel a eventualei soluţii de adm itere a cererii de intervenţie
174 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 62
depuse direct în apel [această problem ă nu se m ai ridică în situaţia în care părţile con
sim t expres, potrivit art. 62 alin. (3) NCPC).
Cererea de intervenţie principală poate fi form ulată im ediat după înregistrarea cere
rii principale, chiar până la prim ul term en d e judecată acordat în cauză (în ipoteza în
care terţul a aflat de existenţa acestui litigiu), pe întregul parcurs al litigiului în faţa pri
m ei instanţe (la term en ele de judecată acordate sau în intervalele existente între aceste
term ene) până la m om entul închid erii dezbaterilor asupra fondului cererii principale,
care, potrivit art. 3 9 4 alin. (1) NCPC, coincide cu m om entul la care preşedintele com ple
tu lu i de judecată, apreciind că au fost lăm urite toate îm prejurările de fapt şi tem eiurile
de drept ale cauzei, declară închise dezbaterile şi reţine cauza spre soluţionare (în prac
tica judiciară, form ula uzitată este aceea de „instanţa reţine cauza în pronunţare" sau,
pe scurt, „în pronunţare" fără a se m ai declara, d e regulă, în m od expres dezbaterile
închise).
Potrivit art. 394 alin. (3) NCPC, după închiderea dezbaterilor, părţile nu m ai pot
depune niciun în scris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu fi luat în considerare.
Apreciem că noţiunea d e înscrisuri prevăzută de acest te xt legal trebuie interpretată în
sensul că include ş i acte de proced ură, cu excepţia concluziilor scrise, expres perm ise de
art. 394 alin. (2) NCPC, raţiunea fiind aceeaşi, şi anum e respectarea principiului contra
dictoria lităţii şi pe cel al dreptului la apărare.
Ca atare, depunerea la dosar a unei cereri de intervenţie principală după m om entul
închid erii dezbaterilor va fi sancţionată cu neluarea acesteia în seam ă, iar nu cu respin
gerea ca tardivă, întrucât această din urm ă soluţie ar presupune cu necesitate punerea
aspectului tardivităţii în discuţia contradictorie a părţilor, care ar im plica, la rândul său,
o repunere a cauzei pe rol.
De asem enea, apreciem că în m ăsura în care cererea de intervenţie principală a fost
depusă la dosar după m om entul închid erii dezbaterilor, iar prim a instanţă a soluţionat
cauza fără a se pronunţa şi asupra acesteia, instanţa de apel va pune în discuţie adm isibi
litatea acesteia în principiu num ai în m ăsura reiterării sale în apel de către intervenient,
în caz contrar nefiind legal învestită cu soluţionarea sa.
Cererea d e intervenţie voluntară principală trebuie depusă cel m ai târziu până la
închiderea dezb aterilo r asupra fondului, am ânarea pron u n ţă rii asupra cauzei neconsti-
tu ind o prelungire a acestui term en.
în ipoteza repunerii cauzei p e roi, apreciem că cererea d e intervenţie voluntară prin
cipală depusă la dosar după acest m om ent se va considera form ulată în term en, întrucât
dezbaterile au fost redeschise.
în m aterie de p a rta j ju d icia r, cu privire la term enul de form ulare a cererii de inter
ven ţie voluntară principală ce a r viza aspecte soluţionate prin încheierea de adm itere
în principiu, în doctrina şi practica anterioare au fost exprim ate două opinii care vo r fi
expuse în continuare.
Astfel, într-o prim ă părere, exprim ată în practica judiciară, s-a apreciat că cererea de
intervenţie principală ce vizează aspecte soluţionate prin încheierea de adm itere în prin
cipiu sau prin încheierea d e adm itere în principiu suplim entară, dacă este depusă după
închiderea dezbaterilor asupra acestora, este tardivă. Soluţia s-ar im pune prin prisma
caracterului interlocutoriu al acesto r încheieri, susceptibile de a fi atacate cu apel num ai
odată cu fondul, precum şi al faptului că, în privinţa aspectelor soluţionate prin aceste
încheieri, dezbaterile au fost în ch ise an terio r depunerii cererii d e intervenţie.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 175
A rt. 62 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Spre exem plu, dacă cererea de intervenţie p rin c ip a li are ca obiect revendicarea
im obiliară a unui bun cuprins în m asa su cce so ra li stabilită prin încheierea de adm itere
?n principiu, conform acestei opinii, cererea de intervenţie depusă ulterior pronunţării
încheierii prevăzute de art. 673* C P C 1865 (art. 984 NCPC) ar trebui respinsă ca tardivă,
întrucât instanţa nu ar m ai putea, nici chiar în ipoteza tem einiciei cererii d e intervenţie,
să scoată bunul cuprins în m asa de îm p ărţit, având în vedere că încheierea are caracter
interlocutoriu şi, ca atare, instanţa este ţinută de m odul de soluţionare a aspectelor
tranşate prin respectiva încheiere. De asem enea, nu ar fi incidente dispoziţiile art. 673’
teza finală C P C 1865 (art. 985 teza finală NCPC), întrucât bunul nu a fo s t cuprins din eroare
în m asa partajabilă, ci, la m om entul respectiv, în lipsa com parării titlu rilo r de proprietate
a le părţilor cu cel al terţului, acesta era considerat în m od legal în coproprietatea părţilor
iniţiale. în acest ca 2, s-a apreciat că terţul are posibilitatea prom ovării acţiunii în reven
dicare im obiliară după soluţionarea litigiului de partaj, în contradictoriu cu partea în lotul
căreia a revenit bunuf respectiv sau, în m ăsura în care există acordul părţilor iniţiale,
terţul poate depune cererea de intervenţie în apel, prin raportare la dispoziţiile art. 50
alin. (3) CPC 1865 [62 alin. (3) NCPC].
Se apreciază însă că, dacă există acordul tuturor proprietarilor în sensul depunerii
cererii de intervenţie şi după m om entul pronunţării încheierii de adm itere în principiu,
precum şi în sensul elim inării bunului aparţinând terţului şi cuprins în m asa de îm părţit, o
atare cerere de intervenţie principală poate fi considerată în term en şl adm isă în principiu.
Tn cealaltă părere, la care ne raliem şi care este susţinută şi d e m odificările introduse
prin noul Cod de procedură civilă, cererea de intervenţie voluntară principală ar putea fi
depusă după pronunţarea încheierilor prevăzute de art. 984 şi art. 985 NCPC, chiar dacă
ar viza aspecte soluţionate prin interm ediul acestora, întru cât, în prim ul rând, îm prejurările
avute în vedere la pronunţarea încheierilor nu mai sunt aceleaşi, nefiind expuse instanţei
şi pretenţiile terţului, astfel încât aceasta ar avea posibilitatea să revină asupra soluţiei
date în încheieri prin hotărârea finală, preîntâm pinându-se naşterea unor litigii ulterioare,
iar, în al doilea rând, din m om ent ce procedura partajului nu face nicio referire la ipoteza
mtervenţiei voluntare, aceasta a r trebui să se com pleteze cu dispoziţiile de drept com un,
intervenţia urm ând a fi form ulată până la m om entul închiderii dezbaterilor asupra fondului
cauzei [textul art. 62 alin. (2) NCPC m enţionează m om entul închiderii dezbaterilor în fond,
iar nu pe cel al închiderii dezbaterilor, cum figura în codul anterior].
Dacă cererea de intervenţie principală specificată m ai su s a fo st depusă anterior
pronunţării încheierilor prevăzute de art. 9 S4 şi art. 985 NCPC, aceasta este form ulată
în term en şi urm ează a fi adm isă în principiu, întrucât soluţionarea ei are legătură cu
rezolvarea aspectelor vizate de textul art. 983 NCPC. Apreciem că soluţionarea cererii de
intervenţie principală având ca obiect revendicare im obiliară nu ar putea fi făcută prin
înch eierile prevăzute d e art. 984 şi art. 985 NCPC, întrucât ar im plica pronunţarea unei
sentinţe, iar nu a unei încheieri, urm ând a fi efectuată prin hotărârea finală. Este de m en
ţio nat că instanţa, 1a m om entul pronunţării încheierii d e adm itere în principiu din partaj,
va decide includerea sau nu a bunului pretins de terţ în m asa de îm p ărţit, urm ând ca, în
cazul în care cererea d e intervenţie voluntară principală este întem eiată, să o adm ită prin
hotărârea finală, obligând părţile iniţiale să-i lase bunul în deplină proprietate şi liniştită
posesie, partajul urm ând a fi efectuat num ai cu privire la celelalte bunuri.
S .2 . Fo rm u la rea ce re rii în că ile d e atac. a) Potrivit dispoziţiilor art. 62 alin. (3) NCPC,
cu acordul expres al părţilor, intervenţia principală se poate face ş i în instanţa de a p e i
176 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 62
instituirea acestei derogări de la regula prevăzută de art. 62 alin. (2) NCPC îşi găseşte
justificarea în dreptul părţilor d e a renunţa la un grad de jurisdicţie.
Textul citat anterior are în vedere num ai p ă rţile existente în etapa procesua lă a ape
lului, iar nu şî pe cele care au figurat ca părţi în judecata în prim ă instanţă şi pe care ape
lul declarat în cauză nu le priveşte, hotărârea prim ei instanţe dobândind caracter defini
tiv şi autoritate d e lucru ju d e cat faţă de acestea. De altfel, hotărârea obţinută de te rţ în
apel este opozabilă n u m a i p â n ă la p ro b a contrară persoanelor care nu au figurat ca părţi
în această etapă procesuală, ci d o a r în faza judecării cauzei în prim ă instanţă.
în t ru c it Iegea face referi re la „ acordul expres" al părţi Ior d i n eta pa p rocesu a lă a a pe Iuî u i,
rezultă că învoiala nu poate fi dedusă pe cale d e interpretare din neprezentarea părţilor în
faţa instanţei d e apel sau din lipsa unui răspuns al lor în acest sens, în ipoteza în care au
fost citate cu m enţiunea de a-şi preciza p 02iţia procesuală. Ca atare, o învoire tacită nu este
de natură să conducă la aprecierea cererii de intervenţie ca fiind adm isibilă. Textul noului
Cod de procedură civilă se deosebeşte de reglem entarea anterioară, care făcea referire la
„învoirea părţilor”, ce putea desem na atât un acord expres, cât şi unul tacit.
Prin urm are, apreciem că în situaţia form ulării unei cereri de intervenţie principală
în apel, dacă părţile iniţiale nu sunt prezente la term en în sala d e şedinţă, instanţa va
am âna cauza, com unicând p ă rţilo r cererea d e intervenţie, potrivit dispoziţiilor art. 64
alin. ( 1 ) NCPC, cu m enţiunea d e a-şi preciza poziţia procesuală în sensul exprim ării sau
nu a acordului vizând depunerea cererii d irect în apel.
în tru câ t prevederile art. 62 alin. (3) N CPC nu fac referire la m om entul până la care se
poate form ula cererea de intervenţie în etapa procesuală a apelului, se vo r aplica prin
sim ilitudine dispoziţiile art. 62 alin. (2) NCPC, m om entul fiind corespunzător închiderii
dezbaterilor asupra fo n d u lu i căii d e atac.
Dacă cererea de intervenţie principală este depusă direct în apel, apreciem că, în
lipsa acordului expres al părţilor iniţiale (apelanţi şi intim aţi în apel), cererea se va res
pinge ca inadm isibilă, prin raportare la art. 478 alin. (3) NCPC, potrivit căruia în apel nu
se pot form ula pretenţii noi, precum şi în tem eiul art. 478 alin. ( 1 ) NCPC, potrivit căruia
prin apel nu se poate schim ba cadrul procesual stabilit în faţa prim ei instanţe. Acordul
expres al părţilor instituit d e lege pentru ipoteza depunerii cererii d e intervenţie princi
pală direct în apel constituie o derogare de la prevederile art. 4 7 8 alin. ( 1 ) şi (3) NCPC
de strictă interpretare şi aplicare, neputând fi extinsă şi la cererile de intervenţie forţată,
care nu pot fi considerate adm isibile, nici c h ia rîn prezenţa unui atare acord, dacă au fost
depuse direct în apel.
b) Opinia doctrinară exprim ată în reglem entarea anterioară în sensul inadm isibiiităţii
form ulării cererii de intervenţie voluntară principală în recu rs este valabilă şi în contextul
noii legislaţii, argum entele fiind urm ătoarele: lipsa caracterului devo lutiv al recursului,
ceea ce conduce la im posibilitatea analizării fondului cererii de intervenţie, dispărând
ca atare însăşi raţiunea form ulării sale; caracterul special al norm ei înscrise în art. 62
alin. (3) NCPC, ce determ ină o strictă interpretare şi aplicare; potrivit art. 63 alin. ( 2 )
NCPC, intervenţia accesorie poate fi făcută până la închiderea dezbaterilor, în cursul
judecăţii, chiar şi în căile extraordinare de atac, d e unde rezultă, folosind argum entul p e r
a contrario, că intervenţia voluntară principală nu ar putea fi form ulată în căile extraor
dinare de atac, printre care se num ără şi recursul.
în etapa rejudecării fo n d u lu i după ca sarea cu reţinere, dat fiind faptul că soluţia finală
este definitivă, intervenţia voluntară principală este inadm isibilă, iar o soluţie contrară ar
conduce la lim itarea gradelor legale de jurisdicţie.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 177
A rt. 63 C a r t e a I. D i s p o z i ţ i i g en er a le
COMENTARIU
1. D e fin iţia şi natura ju r id ic i. în ceea ce priveşte definiţia prescrisă d e cod, interven
ţia este accesorie când sp rijin i num ai a p ira re a uneia dintre părţi.
Ca exem plu, în cazul vânzării d e către o persoană a aceluiaşi bun de două ori, la două
persoane diferite, d a c i prim ul c u m p ir it o r neposesor prom ovează acţiune în revendi
care îm potriva celui de-al doilea cum părător, posesor al bunului, vânzătorul are posibili
tatea să form uleze cerere de intervenţie accesorie în sprijinul uneia dintre părţi, în ipo
teza în care nu s*a form ulat cerere d e chem are a sa în garanţie.
Spre deosebire de intervenţia principală, prin interm ediul căreia terţul deduce spre
soluţionare instanţelor judecătoreşti o pretenţie proprie, în ipoteza cererii de intervenţie
accesorie terţul nu form ulează decât apărări în sprijinul părţii în interesul căreia a inter
venit, urm ărind pronunţarea unei hotărâri în favoarea acesteia din urmă.
Astfel, în tim p ce intervenţia principală are natura juridică a unei veritabile cereri
de chem are în judecată, intervenţia accesorie nu este decât o sim plă apărare, natură
juridică ce im prim ă consecinţele care vo r fi expuse în continuare. Astfel, terţul interve-
nient accesoriu nu are posibilitatea form ulării acestei cereri pe cale principală, prin
declanşarea unui litigiu distinct, ci num ai p e cale incidentală, într-un proces în curs de
desfăşurare. De asem enea, intervenţia accesorie d e te rm in i lirg ire a cadrului procesual
din punctul de vedere al părţilor, niciodată din punctul de vedere al obiectului litigiului.
2. Tim b rarea. Fiind un sim plu m ijloc de apărare şi neim plicând soluţionarea unei pre*
tenţii proprii, cererea de intervenţie accesorie nu este supu să p lă ţii taxelor ju d icia re de
tim bru, dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 146/1997, potrivit cărora cererile reconvenţio-
nale, cererile d e intervenţie şi de chem are în garanţie se taxează după regulile aplicabile
cererii sau acţiunii principale vizând exclusiv cererea reconvenţională, cererea d e inter
ven ţie voluntară principală şi cererea d e chem are în garanţie.
3. D o m en iu l d e ap licare. Natura juridică a cererii de intervenţie accesorie are con
secinţe şi în planul dom eniului său de aplicare, aceasta fiind adm isibilă, d e principiu, în
orice m aterie (contestaţie la executare, acţiuni posesorii etc.}, cu excepţia cererilor cu
caracter strict personal, com entariile făcute în privinţa acestui aspect la cererea d e inter
ven ţie principală fiind aplicabile în mod corespunzător şi cererii de intervenţie accesorie.
4. Form a cererii. Potrivit art. 63 alin. (1) N CPC, cererea de intervenţie accesorie va fi
făcută în scris şi va cuprinde elem entele prevăzute la art. 148 alin. (1) NCPC, care se va
aplica în m od corespunzător.
în tru câ t cererea de intervenţie accesorie nu are natura ju rid ică a unei cereri de che
m are în judecată, form a sa se va raporta num ai la dispoziţiile art. 148 alin. (1) NCPC, iar
nu şi la cele ale art. 194 NCPC.
Astfel, prin raportare la textul m enţionat anterior, cererea de intervenţie accesorie va
cuprinde indicarea instanţei căreia îi este adresată, num ele, prenum ele, dom iciliul sau
reşedinţa părţilor ori, după caz, denum irea şi sediul lor, num ele şi prenum ele, dom iciliul
sau reşedinţa reprezentanţilor lor, dacă este cazul, obiectul, m otivele cererii, precum şi
sem nătura. D e asem enea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa electronică sau
coordonatele care au fo st indicate în acest scop d e părţi, precum num ărul de telefon,
num ărul de fax sau altele asem enea.
Potrivit art. 148 alin. (2) NCPC, cererile adresate, personal sau prin reprezentant,
instanţelor judecătoreşti po t fi form ulate şi prin în scris în form ă electronică, dacă sunt
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege. Din m om ent ce art. 148 alin. (3) N CPC prevede
O su A Na r c is a Th so h a r i 179
A rt. 63 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
c i dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile în m od corespunzător şi în cazul Tn care codul pre
ved e condiţia form ei scrise a susţinerilor, apărărilor sau a concluziilor p ărţilor ori a altor
acte de procedură adresate instanţelor judecătoreşti, se desprinde concluzia că cererea
d e intervenţie accesorie poate fi form ulată atât pe suport m aterial obişnuit (hârtie), cât
pi în fo rm a t electronic, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale.
Sim ilar intervenţiei principale, întrucât regula în m aterie de form ă a cererilor în ju s
tiţie o constituie form a scrîsă, iar în reglem entarea intervenţiei voluntare accesorii nu
este specificată vreo excepţie, dispoziţiile art. 143 alin. (4) N CPC vizând posibilitatea for
m ulării orale a cererii, urm ată d e consem narea acesteia în încheierea de şedinţă, nu îi
sunt aplicabile.
Suplim entar conţinutului reglem entat de art. 148 alin. (1) NCPC, în ipoteza cererii de
intervenţie accesorie s e va specifica ş i in teresu l p ro p riu a l terţului, acesta fiind distinct de
cel al părţii în favoarea căreia se Intervine, putând fi un folos concret m aterial sau m oral.
Spre exem plu, într-un litigiu având ca o b iect desfiinţarea unei construcţii edificate
cu încălcarea autorizaţiei de construire, prom ovat d e M unicipiul Bucureşti în contradic
toriu cu proprietarul acesteia, proprietarul vecin a cărui construcţie a fost afectată prin
edificarea ilegală are interes să form uleze o cerere de intervenţie accesorie în favoarea
reclam antului, obţinând un folos propriu prin pronunţarea unei soluţii favorabile M uni
cipiului Bucureşti.
N um ărul de exem plare va fi cel prevăzut de art. 149 alin. (1) N CPC, potrivit căruia
când cererea urm ează a fi com unicată, ea se va face în atâtea exem plare câte sunt nece
sare pentru com unicare, Tn afară de cazurile în care părţile au un reprezentant com un
sau partea figurează în m ai m ulte calităţi juridice, când s e v a face un singur exem plar, cu
m enţiunea că, în toate cazurile, este necesar şl un exem plar pentru instanţă.
De asem enea, dispoziţiile art. 150 NCPC vizând înscrisurile anexate, ale art. 151 NCPC
privind cererea form ulată prin reprezentant, precum şi ale art. 152 N CPC referitoare la
cererea greşit denum ită sunt aplicabile în mod corespunzător şi cererii de intervenţie
accesorie.
5. Term enul d e d ep u n ere. Potrivit art. 63 alin. (2) NCPC, intervenţia accesorie poate
fi făcută p â n d la închiderea dezbaterilor; în to t cu rsu l ju d eca ţii, ch ia r ş i în ca ile extraor
d in a re de atac.
Nelim itarea intervalului de tim p în care poate fi depusă cererea d e intervenţie acce
sorie are ca justificare faptul că această cerere este o sim plă apărare, iar nu o veritabilă
cerere d e chem are în judecată.
în etapa judecării cauzei în p rim ă instanţă, sim ilar observaţiilor făcute la cererea de
intervenţie principală, cererea de Intervenţie accesorie poate fi form ulată im ediat după
înregistrarea cererii principale, ch iar până la prim ul term en d e judecată acordat în cauză
(în ipoteza Tn care terţul a aflat de existenţa acestui litigiu), pe întregul parcurs al litigiu
lui în faţa prim ei instanţe (la term enele de judecată acordate în cauză sau în intervalele
existente în tre aceste term ene), p â n ă la m om entul închiderii dezbaterilor asupra fond u-
lu i cererii principale.
De asem enea, com entariile aferente cererii de intervenţie voluntară principală
vizând depunerea la d o sa r a cererii după m om entul închid erii dezbaterilor, îm prejurarea
că am ânarea pronunţării asupra cauzei nu constituie o prelungire a term enului de for-
m ulare a cererii, considerarea acesteia în term en în m ăsura în care cauza a fost repusă
pe rol sunt aplicabile în m od corespunzător şi cererii de intervenţie voluntară accesorie.
ISO D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 64
C O M E N T A R IU
1. A p licab ilitate a p ro ced u rii. D ispoziţiile ce fac obiectul prezentului com entariu
vizează proced ura com ună de soluţionare Tn etapa adm isibilităţii în principiu atât a cere
rii de intervenţie voluntară principală, cât şi a cererii de intervenţie voluntară accesorie.
D e asem enea, întrucât art. 69 alin. (3), art. 74 alin. (2) şi art. 77 alin. (2) N CPC fac trim i
tere la dispoziţiile art. 64 NCPC, acestea din urm ă reglem entează procedura adm isibili
tăţii în principiu şi pentru form ele de intervenţie forţată reprezentate de chem area în
judecată a altei persoane care a r putea pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclam antul, che
m area în garanţie şi arătarea titularului dreptului.
2. A dm iterea în principiu a in terve n ţiei. Pentru a se putea discuta în condiţii d e con
tradictoria litate şi în deplină cunoştinţă de cauză, cererea de intervenţie voluntară îm pre
ună cu înscrisurile anexate se vo r com unica părţilor litigante, anterior discutării adm isi
bilităţii sale în principiu. Textul art. 6 4 alin. (1) N CPC reprezintă o corijare a neajunsului
creat prin dispoziţiile art. 52 alin. (3) C P C 1865, potrivit cărora num ai după încuviinţarea
în principiu instanţa dispunea com unicarea intervenţiei, în reglem entarea precedentă
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 181
A rt. 64 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
182 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 64
ciem că art. 64 alin. (4) N CPC trebuie interpretat extensiv, în sensul că încheierea este
susceptibilă de exerciţiul căii de atac nu num ai când cuprind e soluţia d e respingere a
cererii de intervenţie ca inadm isibilă, d a r şi atunci când a fo st anulată, de pildă pentru
netim brare, raţiunea instituirii căii de atac fiind aceeaşi independent de soluţia d e res
pingere p ro n u n ţaţi.
în m om entul în care codul prevede in m od expres faptul că o hotărâre judecătorească
este susceptibilă num ai d e exerciţiul căii de atac a apelului, înseam nă că decizia din apel
nu m ai poate fi atacată cu recurs, aspect ce rezultă din dispoziţiile art. 483 alin. (2) te 2a
finală NCPC, potrivit cărora nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de
apel în cazurile în care legea prevede că hotărârile de prim ă instanţă sunt supu se num ai
apelului. Prin urm are, încheierea d e respingere ca inadm isibilă a cererii de intervenţie
voluntară pronunţată în prim ă instanţă poate fi atacată cu apel, însă decizia pronunţată
în apel nu m ai este susceptibilă de exerciţiul recursului.
Este de rem arcat faptul că existenţa căii d e atac a apelului sau a recursului pentru
atacarea încheierii de adm itere în principiu a cererii de intervenţie voluntară nu este
condiţionată de calea de atac care poate fi form ulată îm potriva soluţiei ce se va pronunţa
asupra cauzei în ansam blul său.
Astfel, în ipoteza încheierii de respingere ca inadm isibilă a unei cereri de intervenţie
voluntară form ulată în prim ă instanţă, aceasta va fi susceptibilă de exerciţiul căii d e atac
a apelului, chiar dacă îm potriva so luţiei ce s e v a pronunţa asupra cauzei nu poate fi exer
citată nicîo cale de atac sau se poate declara num ai recurs.
Din m om ent ce există reglem entare expresă sub acest aspect num ai în privinţa for
m ulării cererii de intervenţie voluntară în faţa prim ei instanţe sau în apel. apreciem că
încheierea p rin ca re s-a respins ca in a d m isib ili cererea de intervenţie fo rm u la tă în recurs
este definitivă, nem aiputând f i atacată cu recurs, aceeaşi fiind soluţia şi în cazul rejude-
cârii cauzei în ipoteza ca să rii cu reţinere de către instanţa de recurs. în ipoteza rejudecării
cauzei după casarea cu trim itere la prim a instanţă sau în instanţa de apel, vo r fi din nou
incidente dispoziţiile art. 64 alin. (4) NCPC.
Term enul de exercitare a apelului sau, după caz, a recursului este de 5 zile şi curge
diferenţiat, după cum partea şi/sau terţul intervenient au fost prezenţi la m om entul dez
baterii adm isibilităţii în principiu a cererii, curgând de la pronunţarea soluţiei, respectiv
de la com unicarea încheierii.
Dacă se exercită calea de atac m enţionată, încheierea s e va com unica p ă rţilo r ş i ter
ţului intervenient, chiar dacă au fost prezenţi la m om entul dezbaterii adm isibilităţii în
principiu a cererii, în vederea curgerii term enului pentru m otivarea căii de atac, prin
raportare (a dispoziţiile art. 470 alin. (5) NCPC, potrivit cărora în cazul în care term e
nul pentru exercitarea apelului curge de la un alt m om ent decât com unicarea hotărârii,
m otivarea apelului se va face într-un term en de aceeaşi durată, care curge în să de la
data com unicării hotărârii, respectiv prin raportare la dispoziţiile art. 487 alin. (1) NCPC,
în conform itate cu care recursul se va m otiva prin în săşi cererea de recurs, în afară de
cazurile prevăzute la art. 470 alin. (5) NCPC. aplicabile şi în recurs. Ca atare, în cazul în
care partea şi/sau terţul au fost prezenţi la m om entul dezbaterii adm isibilităţii în prin
cipiu a cererii, instanţa pronunţând o soluţie de respingere a cererii, aceştia vo r avea la
dispoziţie un term en de 5 ziie p en tru declararea căii d e atac, care curge de la m om entul
pronu nţării soluţiei, precum şi un alt term en de 5 ziie pentru m otivarea c ă ii de atac, care
curge de la m om entul co m u n ică rii încheierii.
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 183
A rt. 64 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
184 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 65
COMENTARIU
1. Efectele ad m iterii în p rin cip iu a cererii de Interven ţie. Prin încheierea de adm itere
în principiu a cererii de intervenţie voluntară, terţul dobândeşte calitatea de parte în pro
ces, figurând cu denum irea de intervenient principal sau accesoriu, după ca 2.
l . î . Efe cte le a d m ite rii în p rin c ip iu a ce re rii de in terven ţie vo lu n ta ră p rin cip a lă :
a) instanţa este învestită cu soluţio narea pretenţiei deduse ju d e că ţii prin interm ediul
acestei cereri incidentale, fiind obligată ca atare să se pronunţe asupra sa prin dispoziti
vul hotărârii finale.
Astfel, în ipoteza în care instanţa om ite să se pronunţe asupra cererii de intervenţie
prin dispozitivul hotărârii judecătoreşti, partea are deschisă calea com pletării hotărâri
lor, reglem entată de art. 4 4 4 cu referire la art. 445 NCPC;
b) terţu l intervenient dobândeşte calitatea de p o rte în proces, m otiv pentru care îşi
exercită drepturile şi îşi asum ă obligaţiile legale corespunzătoare acestei calităţi.
Spre exem plu, intervenientul are dreptul de a solicita am ânarea cauzei în vederea
pregătirii apărării sau am ânarea pronunţării pentru form ularea şi depunerea de conclu
zii scrise, dreptul de a propune probe, dreptul d e a form ula cereri în cadrul procesului
vizând recuzarea, străm utarea, suspendarea judecării cauzei, dreptul de invoca excepţii
procesuale, dreptul de a exercita acte procedurale de dispoziţie, dreptul de a fi citat etc.
Intervenientul principal nu are o poziţie subordonată în litigiu faţă de părţile iniţiale,
ci independentă, legea nelim itându-i în vreo m anieră d re p tu rile în raport d e ce le de care
se prevalează părţile iniţiale.
c) operează prorogarea legala de com petenţa, prin raportare la dispoziţiile art. 123
alin. (1) NCPC, potrivit cărora cererile incidentale se judecă de instanţa com petentă pentru
cererea principală, chiar dacă ar fi de com petenţa m aterială sau teritorială a altei instanţe
judecătoreşti, cu excepţia cererilor privitoare ia insolvenţă sau la concordatul preventiv.
Spre exem plu, com petenţa d e prim ă instanţă a ju decăto riei determ inată de cererea
principală având ca obiect partaj ju d icia r se va extinde şi asupra cererii de intervenţie
voluntară principală vizând revendicarea unui im obil evaluat la sum a de 300.000 lei, deşi
aceasta din urm ă ar fi atras com petenţa de soluţionare în prim ă instanţă a tribunalului,
dacă ar fi fost introdusă pe cale principală;
d) dreptul subiectiv ce face obiectul cererii de intervenţie principală devine drept
litigios;
e) operează p u n e re a în întârziere a p ă rţilo r iniţiale fa ţă de terţul intervenient;
d) are loc întreruperea prescrip ţiei extinctive.
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 185
A rt. 65 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
1.2. Efe cte le a d m ite rii c e re rii de in te rv e n ţie vo lu n ta ră accesorie. Dat fiind faptul că
intervenţia voluntară accesorie are natura ju rid ică a unei sim ple apărări, trebuie făcute
urm ătoarele precizări:
a) instanţa este obligată să se pronunţe asupra acesteia prin dispozitiv, potrivit art. 67
alin. (1) N CPC, întrucât reprezintă o cerere în ju stiţie incidentală, ch iar dacă terţul inter
venient nu deduce spre soluţionare o pretenţie proprie, în caz contrar, hotărârea pro
nunţată putând fi com pletată în procedura reglem entată de art. 444 NCPC;
b) dobândind calitatea de parte, intervenientul exercită drepturile şi îşi asum ă o bli
gaţiile legale ale unei părţi în proces, cu anum ite lim itări decurgând din poziţia sa proce
suală de p a rte subordonată celei în fa vo a re a căreia a intervenit;
c) nu se pune problem a prorogării legale de com petenţă, întru cât cererea de inter
venţie accesorie nu ar putea fi form ulată pe cale principală, printr-un litigiu distinct, şi ca
atare nu ar putea atrage ipotetic com petenţa unei instanţe distincte d e cea învestită cu
soluţionarea cererii principale;
d) nu se ridică chestiunea dobândirii unui caracter litigios de către vreun drept ai
terţului, a întreruperii prescripţiei extlnctive sau a punerii în întârziere, întrucât cererea
de intervenţie accesorie nu constituie o cerere de chem are în judecată şi nu supune spre
exam inare instanţelor judecătoreşti un drept propriu al terţului îm potriva părţilor iniţiale.
2. R egim u l celo rlalte acte d e procedură su sce p tib ile a fi fo rm u la te In cauză
2.1. în tâ m p in a rea . Potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. (3) NCPC, în cazul intervenţiei
principale, după adm iterea în principiu, instanţa va stabili un term en în care trebuie
depusă întâm pinarea.
întrucât textul citat face referire exclusiv la intervenţia principală, decurge concluzia
potrivit căreia întâm pinarea este obligatorie num ai în ipoteza acestei cereri, ia r nu şi a
cererii d e intervenţie accesorie, în cazul căreia instanţa nu va am âna judecata pentru for
m ularea şi depunerea întâm pinării.
A preciem că, după adm iterea în principiu a cererii de intervenţie principală, instanţa
are obligaţia acordării unui term en pentru form ularea şi depunerea întâm pinării, cu
excepţia cazului în care părţile prezente declară în m od expres că nu solicită am ânarea
cauzei în acest scop sau a ipotezei în care părţile iniţiale au form ulat deja întâm pinare în
cauză, având în vedere că cererea d e intervenţie le-a fost com unicată înainte de discu
tarea adm isibilităţii sale în principiu, conferindu-ie astfel posibilitatea întocm irii acestui
act de procedură.
2.2. C ererea reconvenţio nală. Dacă în ceea ce priveşte cererea de intervenţie princi
pală părţile iniţiale pot form ula cerere reconvenţională îm potriva terţului intervenient,
în cazul cererii de intervenţie accesorie această posibilitate nu există, din m om ent ce
părţile nu pot avea pretenţii în legătură cu cererea terţului, care nu supune ju decăţii un
drept propriu.
în ipoteza în care pârâtul form ulează cerere reconvenţională îm potriva reclam antu
lui, dar şi a terţului intervenient accesoriu, vo r fi aplicabile dispoziţiile art. 209 alin. (2)
NCPC, potrivit cărora în cazul în care pretenţiile form ulate prin cererea reconvenţională
privesc şi alte persoane decât reclam antul, acestea vo r putea fi chem ate în judecată ca
pârâţi. Astfel, în acest caz, dacă cererea de intervenţie accesorie va fi adm isă în principiu,
terţul va avea dublă calitate de intervenient accesoriu şi pârât.
Dacă pârâtul form ulează cerere reconvenţională num ai îm potriva intervenlentu
lui accesoriu, indiferent dacă intervenţia aceasta a fost sau nu încuviinţată în principiu,
186 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 65
cererea reconvenţională va fi in a d m isib ili, nefiind incidente dispoziţiile art. 209 alin. (2)
NCPC, care prevăd cerinţa obligatorie a form ulării cererii reconvenţionate în contradicto
riu cu reclam antul, care prin definiţie supune ju decăţii o pretenţie. De asem enea, cere
rea m enţionată este inadm isibilă şi pentru argum entele înfăţişate m ai sus referitoare la
faptul că pârâtul nu poate avea pretenţii în legătură cu cererea terţului, care nu supune
ju decăţii un drept propriu.
In situaţia în care pârâtul form ulează cerere reconvenţională îm potriva reclam antu
lui, dar şi a intervenientului principal, vo r fi aplicabile dispoziţiile art. 209 alin. (2) NCPC,
indiferent dacă cererea de intervenţie principală a fost sau nu adm isă în principiu, cu
m enţiunea că, în această ultim ă teză, terţul va avea dublă calitate d e intervenient prin
cipal şi pârât.
Dacă pârâtul form ulează cerere reconvenţională num ai îm potriva intervenientului
principal, aceasta va fi adm isibilă doar în ipoteza în care intervenţia este adm isă în prin
cipiu, în caz contrar terţul nu dobândeşte calitatea de parte în litigiu (reclam ant faţă de
pârâtul iniţial în cadrul cererii de intervenţie principală), nefiind incidente dispoziţiile
art. 209 alin. (2) N CPC. Este d e m enţionat faptul că şi reclam antul poate form ula cerere
reconvenţională la cererea de intervenţie principală, din m om ent ce se situează pe pozi
ţia procesuală de pârât în cadrul acestei cereri incidentale.
în ceea ce priveşte term enul de form ulare a cererii reconvenţionale, acesta va
coincide cu term enul acordat pentru depunerea întâm pinării la cererea d e intervenţie.
2.3. C e re ri de in terven ţie . Intervenientul p rin cip a l are posibilitatea form ulării unei
cereri de chem are tn ju d eca ta a a lto r perso a n e sau d e chem are în garanţie, însă n u şi o
cerere de arătare a titula rului dreptului, întrucât aceasta poate fi form ulată exclusiv de
către o parte figurând în calitate de p â râ t potrivit art. 75 NCPC.
Intervenientul accesoriu nu poate form ula cerere de chem are în garanţie, în tru câ t nu
există riscul obligării sale la plata unor despăgubiri în litigiul în care a intervenit şi nici cel
al respingerii unui drept propriu, îm prejurare care a r putea da naştere obligaţiei de dez-
dauna re, întrucât cererea sa de intervenţie accesorie constituie doar o sim plă apărare.
Apreciem că intervenientul accesoriu nu poate form ula nici cerere de chem are în
judecata a altor persoane care a r putea să pretindă aceleaşi drepturi ca şi reclam an
tul, co ncluzie determ inată de natura juridică de sim plă apărare a cererii de interven-
ţie accesorie şi care decurge im plicit şi din m odul de form ulare a art. 68 alin. (2) şi (3)
NCPC, care face referire la persoanele care pot prom ova această form ă de intervenţie
forţată, şi anum e reclam antul, intervenientul principal şi pârâtul, nefiind m enţionat şi
intervenientul accesoriu.
Considerăm însă ca intervenientul accesoriu a r putea form ula cerere de intervenţie
principală, după adm iterea în principiu a căreia ar deveni adm isibilă şi form ularea de
către acesta a unei cereri de chem are în garanţie sau de chem are în ju d e ca tă a a lto r p e r•
soane.
3. Situ aţia in terve n ien tu lu i v o lu n ta rîn proces. Potrivit art. 65 alin. (2) NCPC, interve
nientul va prelua procedura în starea în care se află în m om entul adm iterii intervenţiei,
dar va putea solicita adm inistrarea d e probe prin cererea de intervenţie sau cel m ai târ
ziu până la prim ul term en d e judecată ulterior adm iterii cererii de intervenţie. Actele de
procedură ulterioare vo r fi îndeplinite şi faţă d e el.
Situaţia intervenientului volu ntar în proces este consecinţa caracterului de cerere
incidentală a intervenţiei.
O su A Na r c is a Th so h a r i 187
A rt. 66 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
în prim ul rând, dat fiind faptul că legea n u instituie în sa rcin a instanţei sa u a părţilor
iniţiale obligaţia d e a-i com unica terţului intervenient actele de procedură existente în
d o sa r (cerere d e chem are în judecată, întâm pinare, cerere reconvenţională etc.}, acesta
va trebui s i efectueze, prin dem ersuri proprii, fotocopii ale actelor, nefiind ca atare
îndrituit să solicite am ânarea cauzei pentru a lua cunoştinţă de conţinutul dosarului. în
această situaţie, cauza s-ar putea am âna num ai prin acordul părţilor, în tem eiul art. 221
alin. (1) NCPC.
în al doilea rând, preluarea p ro ced u rii în starea în care se află în m om entu l adm ite
rii interven ţiei are sem nificaţia faptului că terţul nu poate solicita repunerea în discuţie
în contradictoriu şi cu el a unor aspecte litigioase tranşate anterior (excepţii, precum şi
alte incidente procedurale), nu poate invoca n u litiţi ale unor acte de p ro ce d u ri acope
rite între tim p, nu poate solicita readm inistrarea probatoriului şi în prezenta sa (reaudie
rea unui martor, refacerea unei expertize, readm inistrarea probei cu interogatoriu etc.).
Intervenientul are însă dreptul să solicite încuviinţarea de probe, ceea ce ar putea con
d u ce chiar şi la readm inistrarea unor dovezi anterioare, teza probatorie fiind însă lim i
tată la dovedirea aspectelor noi învederate de intervenient.
în al treilea rând, în tim p ce intervenientul principal are o p o ziţie independentă faţă
de părţile iniţiale, putându-şi conduce activitatea p ro ce su a li după cum îi dictează inte
resele proprii, intervenientul accesoriu este ţin u t să desfăşoare o activitate procesuală
în fa vo a re a p ă rţii p en tru care a intervenitt toate actele defavorabile fiind considerate
neavenite şi, pe cale de consecinţă, neproducând efecte în plan procesual.
în al patrulea rând, apreciem că atât intervenientului principal, cât şi celui accesoriu li
se poate adm inistra p ro b a cu interogatoriu, având calitatea de părţi în litigiu, neputând fi
însă audiaţi ca m artori, calitate ce presupune condiţia d e persoană stră in i de proces. în
acest context, se im pune observaţia c i aspectul cunoaşterii de c it r e o persoană a unor
îm prejurări de fapt d e natură a proba elem ente ale acţiunii principale, în condiţiile în
care respectiva persoană nu obţine niciun folos prin adm iterea sau respingerea acţiunii,
nu o în d ritu ie şte să form uleze cerere de intervenţie accesorie, nefiind întrunită condiţia
interesului propriu, existând însă posibilitatea audierii sale în calitate de martor.
Intervenientul voluntar poate solicita încuviinţarea de p rob e prin cererea de interven
ţie sa u ce l m a i târ 2 iu p â n ă la p rim u l term en de ju d eca tă urm ăto r adm iterii în p rin cip iu a
cererii d e intervenţie. în ipoteza în care propunerea de probe se va face ulterior acestui
m om ent şi nici nu vo r fî îndeplinite condiţiile art. 254 alin. (2) NCPC, la solicitarea părţii
interesate sau din oficiu, instanţa va pronunţa sancţiunea decăderii intervenientului din
dreptul de a propune probe. Este de rem arcat faptul că, spre deosebire d e reglem en
tarea anterioară, instanţa are posibilitatea să invoce din oficiu d e cid e re a unei părţi din
dreptul de propunere a probelor, concluzie ce se desprind e din introducerea pct. 5 de fa
alin. (2) al art. 254 NCPC, potrivit căruia dovezile care nu au fost propuse în term en legal
vo r putea fi cerute şi încuviinţate în cursul procesului dacă există acordul expres al tu tu
ror părţilor; p e r a contrarie, în m ăsura în care un atare acord expres nu există, probele
nu pot fi încuviinţate.
Art» 6 6 . Ju decarea cererii de in terv en ţie p rincip ală. (1) Intervenţia princi
pală se ju d ecă odată cu cererea principală.
(2) C ând judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de interven
ţie, instanţa poate dispune disjungerea e i pentru a fi ju d ecată separat, în afară
de cazul în care intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, însuşi
18* D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 66
dreptul dedus judecăţii. în caz de disjungere, instanţa răm âne în toate cazurile
com petentă să soluţioneze cererea de intervenţie.
(3) Nu se v a dispune disjungerea nici atunci când judecarea cererii de inter
venţie ar fî întârziată de cererea principală.
(4) Intervenţia principală va fi judecată chiar dacă judecarea cererii principale
s-a stins prin unul dintre m odurile prevăzute de lege.
C O M E N T A R IU
1. Regula so lu ţio n ă rii cererii d e in terve n ţie v o lu n ta ri p rin cip a lă îm p reun ă cu cere
rea p rin cip ală. Ca regulă, cererea de intervenţie voluntară principală se ju d e c i odată cu
cererea principală, iar instanţa se pronunţă prin dispozitiv asupra am belor cereri şi le
analizează pe am ândouă în considerentele hotărârii.
Hotărârea judecătorească astfel pronunţată se im pune cu forţă obligatorie părţi
lor litigante, inclusiv intervenierttului principal, care are exerciţiul liber al căilor de atac
îm potriva hotărârii, fără relevanţă dacă soluţia este potrivnică sau favorabilă unora din
tre părţile iniţiale sau dacă acestea au declarat la rândul lor cale de atac. De asem enea,
toate părţile, în m ăsura în care hotărârea cuprind e dispoziţii susceptibile d e executare
silită în favoarea lor, pot dem ara această procedură. Totodată, hotărârea judecătorească
beneficiază de autoritate de lucru judecat între părţile litigante, printre care se numără
şi intervenientul principal.
2. D isjungerea. Prin excepţie de la regula m enţionată anterior, în situaţia în care
judecata cererii principale ar fi întârziată de soluţionarea cererii d e intervenţie, instanţa
p o a te dispune (m ăsura fiind la latitudinea sa, neexistând o obligaţie în acest sens) disjun
gerea cererii incidentale pentru a fi judecată separat.
Astfel, instanţa va pune în discuţia contradictorie a p ă rţilo r oportunitatea luării
m ăsurii adm inistrative a disjungerii, după care, în m ăsura în care apreciază necesar faţă
de aspectul că judecata cererii principale este întârziată de judecata cererii incidentale,
va pronunţa prin încheiere soluţia de disjungere a cererii incidentale, cu form area unui
dosar distinct, continuând judecata cererii principale.
încheierea prin care s-a dispus disjungerea cererii incidentale d e cererea principală,
statuând asupra unei m ăsuri de adm inistrare judiciară, nu este supusă niciunei c ă i de
atac, prin raportare la art. 465 NCPC.
D o sarul distinct ce are ca obiect cererea incidentală se va form a prin fotocopierea
actelor care form ează dosarul iniţial, prin grija grefei, si va obţine num ăr diferit din regis
tru l general de dosare, la serviciul registratură.
în caz de disjungere, instanţa răm âne în continuare com petentă să soluţioneze cere
rea d e intervenţie, m otiv pentru care, în ipoteza în care cererea incidentală ar fi atras
com petenţa unei alte instanţe dacă ar fi fost introdusă pe cale principală, instanţa nu
va invoca excepţia de necom petenţă şi nu-şi va declina în consecinţă com petenţa, acest
efect fiind urm area prorogării legale de com petenţă [art. 66 alin. (2) teza a ll-a NCPC].
De asem enea, potrivit art. 99 alin. (4) din Regulam entul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti, în caz de disjungere, dosarul n o u -fo rm a tse repartizează ace-
iuiaşi com plet pentru respectarea principiului continuităţii. Ca atare, dosarul form at în
urm a disjungerii cererii de intervenţie nu va fi repartizat în mod aleatoriu între com ple
tele instanţei, ci va reveni spre soluţionare aceluiaşi com plet care a luat m ăsura disjun
gerii şi care este învestit cu soluţionarea cererii principale.
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 189
A rt. 66 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
190 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 66
rul s i fi fost pus în întârziere, conferă debitorului dreptul de a executa obligaţia într-un
term en re zo n a b il calculat d e la data când cererea i-a fo st co m u n ic a ţi. Dacă obligaţia
este executată în acest term en, cheltuielile d e judecată răm ân în sarcina creditorului. Ca
atare, dacă anterior form ulării cererii de intervenţie principală, terţul nu a notificat păr
ţile iniţiale cu privire la executarea obligaţiei, iar, după adm iterea în principiu a cererii
sale de intervenţie, acestea execută obligaţia într-un term en apreciat de instanţă ca fiind
rezonabil, nu vo r putea fi obligate la plata cheltuielilor de ju decată către intervenientul
principal.
Dacă am bele cereri, atât cea principală, cât şi cea incidentală vo r fi respinse, partea
îndreptăţită la recuperarea cheltuielilor de judecată va fi pârâtul.
Dacă am bele cereri au fost a d m ise în p a rte, cheltuielile vo r fi suportate în concor
d a n ţi cu dispoziţiile art. 453 alin. (2) NCC, potrivit cărora când cererea a fost adm isă
num ai în parte, judecătorii vo r stabili m ăsura în care fiecare dintre părţi poate fi obligată
la plata cheltuielilor de judecată, putând dispune şi com pensarea lor, dacă este cazul.
în situaţia în care una dintre cereri a fo st adm isă în parte, iar cealaltă respinsă,
cheltuielile ocazionate părţii căreia i-a fost adm isă cererea în parte vo r putea fi recuperate
de ia părţile adverse, proporţional pretenţiilor adm ise.
3.2. Ipoteza iden tită ţii p a rţia le d e obiect. Dacă între cererea principală şi cea de
intervenţie voluntară principală există num ai o identitate parţială de obiect (spre exem
plu, cererea principală are ca o b iect revendicarea unui bun, iar cea de intervenţie princi
pală are ca obiect atât revendicarea aceluiaşi bun, cât şi obligarea pârâtului la plata con
travalorii lipsei de folosinţă a bunului), pot fi pronunţate urm ătoarele soluţii: adm iterea
cererii principale şi respingerea cererii incidentale şi invers; respingerea am b elo r cereri;
adm iterea în parte a cererii incidentale şi respingerea cererii principale sau invers ori
adm iterea în parte a am belor cereri sau adm iterea în întregim e a unei cereri şi adm ite
rea în parte a celeilalte, în funcţie de capetele de cerere concrete ale acestora (soluţiile
propuse nefiind restrânse la exem plul dat).
Sim ilar prim ei ipoteza analizate, soluţia care nu poate pronunţată în această situaţie
este disjungerea cererii incidentale de cererea principală, prin raportare la art. 66
alin. (2) NCPC, care interzice instanţei luarea acestei m ăsuri.
3.3. Ip o te za existe n ţe i n u m a i a u n e i le g ă tu ri de con exita te în tre cele d o u ă cereri.
Faţă de soluţiile prevăzute anterior ce pot fi dispuse şi în ipoteza d e faţă, se mai poate
pronunţa şi soluţia d e adm itere în întregim e atât a cererii principale; câ t ş i a cererii de
intervenţie voluntară principală, caz în care cheltuielile reclam antului şi a le întervenien-
tu lu i principal vo r fi suportate în întregim e, de principiu, de către pârât, cu observarea
regulilor descrise anterior.
Spre exem plu, ipoteza descrisă poate interveni dacă cererea principală prom ovată
de vânzător îm potriva cum părătorului are ca o b iect declararea nulităţii unui contract de
vânzare a unui im obil, iar cererea de intervenţie principală prom ovată de terţul care a
încheiat cu bună*credinţă un contract de în ch irie re a im obilului cu cum părătorul bunului
vizează constatarea dreptului său de folosinţă pe o perioadă de un an, cererea fiind înte
m eiată pe dispoziţiile art. 1319 alin. (2) NCC.
3.4. Ipoteza stin g erii ju d e că ţii cererii principate înaintea so lu ţio n ă rii cererii in d d e n -
tale. Potrivit art. 66 alin. (4) NCPC, intervenţia principală va fi judecată ch iar dacă ju d e
carea cererii principale s-a stins prin unul dintre m odurile prevăzute d e lege.
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 191
A rt. 66 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
192 D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T î l L I L II. P4RTICIPA N ]II IA PRO CESU L CIVIL A rt. 66
NCPC, ce d operat la data adm iterii în principiu a cererii de Intervenţie voluntară princi
p a li.
Potrivit art. 123 alin. (1) NCPC, cererile accesorii, adiţionale, precum şi cele inciden
ta le se judecă de instanţa com petentă pentru cererea principală, ch iar dacă ar fi de com
petenţa m aterială sau teritorială a artei instanţe judecătoreşti, cu excepţia cererilo r pre
văzute la art. 120 (cereri privitoare la insolvenţă sau la concordatul preventiv).
Din interpretarea textului m enţionat anterior rezultă că în ipoteza necompetenţei
generale nu a r opera prorogarea legală de com petenţă, m otiv pentru care dacă cererea
de intervenţie voluntară principală ar fi de com petenţa unui organ fă r l activitate jurisdic-
ţională, instanţa o va respinge ca inadm isibilă. Dacă însă cererea de intervenţie voluntară
principală a r fi de com petenţa unui alt organ cu activitate jurisdicţională, tribunalul va
dispune disjungerea sa şi, după form area unui dosar distinct, va invoca excepţia necom
petenţei generale a instanţelor judecătoreşti şi va declina com petenţa de soluţionare a
cauzei în favoarea respectivului organ cu activitate jurisdicţională com petent (spre exem
plu, în ipoteza existenţei unei convenţii arbitra le, în condiţiile art. 554 alin. (1) NCPC].
De asem enea, dacă cererea de intervenţie principală nu este de com petenţa jurisdicţiei
rom âne, va fi respinsă ca atare, prin raportare la dispoziţiile art. 1070 alin. (1) NCPC.
Doctrina ju rid ică111a su blin iat faptul că nu operează prorogarea legală de com petenţă
în privinţa cererii de intervenţie principală nici în situaţia în care cererea principală este
respinsă ca inadm isibilă, pe considerentul că soluţionarea sa incum bă unui organ fără
activitate jurisdicţională, sau ca nefiind de com petenţa instanţelor rom âne, ca 2 în care
instanţa, în funcţie de situaţia concretă, va soluţiona cererea de intervenţie principală,
dacă este com petentă, sau va dispune disjungerea acesteia, urm ând a fi form at un dosar
distinct, în cadrul căruia va invoca excepţia de necom petenţă şi va declina soluţionarea
cauzei în favoarea instanţei com petente (ipoteza prezentată are ?n vedere situaţia în care
cererea de intervenţie a fost adm isă în principiu anterior respingerii cererii principale
pentru m otivele arătate).
Spre exem plu, dacă cererea principală are ca obiect rectificarea unui act de stare
civilă, iar cererea de intervenţie principală are ca obiect anularea aceluiaşi a ct de stare
civilă, judecătoria fiind instanţa sesizată cu soluţionarea litigiului, aceasta va invoca şi
va adm ite prin încheiere excepţia de necom petenţă generală în privinţa cererii princi
pale, pe care o va respinge ca inadm isibilă la finalul litigiului prin hotărârea pe care o va
pronunţa în cauză, continuând soluţionarea cererii de intervenţie principală, în privinţa
căreia este com petentă prin raportare la art. 94 pct. 1 lit. b) NCPC. Dacă însă cererea
principală are ca o b iect rectificarea unui act de stare civilă, iar cererea de intervenţie
principală are ca o b iect despăgubiri în cuantum de 300.000 lei, presupunând că între
cele două cereri existând legătură, judecătoria fiind instanţa sesizată cu soluţionarea liti
giului, instanţa va dispune disjungerea cererii de intervenţie principală, va invoca şi va
adm ite excepţia d e necom petenţă generală în privinţa cererii principale, pe care o va
respinge ca inadm isibilă, iar, în cadrul dosarului nou form at în urm a disjungerii, va invoca
şi va adm ite excepţia de necom petenţă m aterială, declinând com petenţa de soluţionare
a cererii care face obiectul său (cererea d e intervenţie voluntară principală) în favoarea
tribunalului, prin raportare la art. 95 pct. 1 şi art. 9 4 pct. 1 lit. j) NCPC.
Există însă posibilitatea ca instanţa învestită cu soluţionarea cererii principale să
adm ită excepţia d e necom petenţă m aterială sau teritorială a instanţei, aspect prem ergă
111 6 . B o r o i, o p . c i t . , v o i . I, p . 2 0 1 .
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 193
A rt. 67 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
to r adm iterii în principiu a cererii de intervenţie p rin cip a li, ca 2 în care instanţa în favoa
rea căreia s-a declinat dosarul se va pronunţa asupra adm isibilităţii în principiu a cererii
d e intervenţie, în m ăsura în care se consideră com petentă să soluţioneze cererea prin
c ip a li.
C O M E N T A R IU
1. Regula so lu ţio n ării cererii d e in terve n ţie acceso rie îm p re u n ă cu cererea p rin ci
pală. în toate cazurile, cererea de intervenţie voluntară accesorie s e v a soluţiona îm p re
ună cu cererea principală, raţiunea acestei soluţii legale rezidând în în săşi natura cererii
d e sim pla apărare, neexistând po sibilitatea disju n g erii sale, în tru câ t nu se poate crea un
dosar distinct care să aibă ca o b iect soluţionarea unei apărări. în tru câ t reprezintă o apă
rare în folosul uneia dintre părţile iniţiale, adm iţând prin absurd că a r fi adm isibilă, lua
rea m ăsurii disjungerii nici nu a r fi interesul soluţionării cererii principale.
După adm iterea sa în principiu, instanţa se va pronunţa asupra cererii de interven
ţie voluntară accesorie prin hotărârea fin a la prin care va soluţiona şi cererea principală.
Intervenientul accesoriu n u p o a te f i în să o b lig a t prin această hotărâre judecăto
rească la executarea unor prestaţii fa ţă de p ă rţile iniţiale, cu excepţia eventualei sale
obligări la p la ta cheltuielilo r de ju d eca tă , întrucât acesta, deşi este parte în proces, nu
este în concret parte în vreuna dintre cererile form ulate în dosar de părţi.
2. A ctele săvârşite de in terve n ien tu l accesoriu. Spre deosebire de intervenientul
principal, intervenientul accesoriu are o p o ziţie subordonată p ă rţii în favoarea căreia
intervine, aspect ce rezultă din dispoziţiile art. 67 alin. (2) NCPC, potrivit cărora inter
venientul accesoriu poate să săvârşească n u m a i actele de procedură care nu contravin
interesului p ă rţii tn favoarea căreia a intervenit. Intervenientul accesoriu nu devine însă
reprezentantul părţii în favoarea căreia intervine, actele acestuia nefiind considerate
actele părţii înseşi.
în m om entul în care intervenientul accesoriu a săvârşit un o c t p o trivn ic p ă rţii în
favoarea căreia a intervenit, sancţiunea care se va aplica va consta în calificarea respec
tivului act drept neavenit, instanţa respingându-l ca atare şi neluându-l în considerare
la pronunţarea soluţiei. Spre exem plu, dacă intervenientul accesoriu a intervenit în
favoarea reclam antului, invocarea d e către acesta a excepţiei lipsei calităţii procesuale
active a reclam antului sau solicitarea intervenientului de aplicare a sancţiunii decăderii
reclam antului din dreptul de a propune probe va conduce la respingerea acestora ca
194 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P A R T IC IP A N ]!! I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 67
neavenite, fiind potrivnice reclam antului (instanţa va avea însă posibilitatea să invoce
din oficiu chestiunile m enţionate în exem plele precedente, dacă acestea su n t găsite
întem eiate). Chiar dacă legea nu prevede această sancţiune decât pentru calea de atac
exercitată de intervenientul accesoriu în ipoteza în care partea pentru care a intervenit
nu a declarat şi ea cale d e atac, a renunţat la calea de atac exercitată ori aceasta a fost
anulată, perim ată sau respinsă fără a fi cercetată în fond, apreciem că aplicarea acestei
sancţiuni poate fi extfnstfşîîn privinţa celorlalte acte săvârşite de intervenientul accesoriu
în detrim entul părţii în favoarea căreia a in te rve n it
Com entariul aferent cererii de intervenţie voluntară principală vizând ordinea solu
ţionării chestiunilor netim brării sau renunţării la judecata cererii principale, pe de-o
parte, şi a adm isibilităţii în principiu a cererii de intervenţie voluntară principală, pe de
altă parte, este valabil şi în cazul cererii de intervenţie accesorie.
3. S o lu ţiile ce po t fi pro n unţate în p rivin ţa cererii d e intervenţie voluntară acceso
rie. Soluţia pronunţată asupra cererii principale condiţionează soluţia ce s e v a pronunţa
asupra cererii de intervenţie voluntară accesorie.
în ipoteza în care terţul a intervenit în folosul reclam antului, iar cererea principală
este respinsă, aceasta va determ ina şi respingerea cererii de intervenţie voluntară occe*
so rie ca neîntem eiată. D im potrivă, dacă cererea principală este adm isă în întregim e, pe
cale d e consecinţă va fi adm isă şi cererea de intervenţie voluntară accesorie în folosul
reclam antului.
Dacă terţul a intervenit în folosul pârâtului, iar cererea principală este respinsă,
această soluţie va determ ina adm iterea cererii de intervenţie voluntară accesorie. Dim
potrivă, dacă cererea principală este adm isă în întregim e, pe cale de consecinţă va fi res-
p in să şi cererea d e intervenţie voluntară accesorie în folosul pârâtului, ca neîntem eiată.
Stingerea ju decăţii cererii principale atrage întotdeauna şi stingerea ju decăţii cererii
de intervenţie voluntară accesorie. Astfel, dacă reclam antul renunţă la judecata cererii
principale sau la dreptul dedus soluţionării, cererea de intervenţie accesorie în favoarea
sa sau a pârâtului va fi respinsă ca răm asă fă ră obiect, întrucât nu se m ai im pune spriji
nirea apărării părţilor.
Doctrina juridică"1 a relevat faptul că dacă părţile iniţiale sting litigiul printr-o tran
zacţie judiciară, intervenientul accesoriu nu va putea să solicite continuarea judecăţii, cu
singura excepţie în care se dovedeşte că raţiunea încheierii tranzacţiei rezidă în frauda
rea interesului său personal, caz în care instanţa va respinge cererea părţilor de pronun
ţare a unei hotărâri de expedient.
Sim ilar cererii de intervenţie voluntară principală, perim area cererii principale atrage
şi perim area cererii de intervenţie voluntară accesorie, întrucât perim area se produce
asupra tu tu ro r părţilor din proces, indiferent de poziţia acestora procesuală, consecinţa
decurgând din caracterul un itar al procesului.
Suspendarea ju decăţii cererii principale determ ină şi suspen darea ju decăţii cererii
de intervenţie accesorie, întrucât aceasta are efect general, operând în bloc. în privinţa
cererii d e intervenţie voluntară accesorie nu se poate dispune aplicarea sancţiunii sus
pendării ju decăţii sale, întrucât, adm iţând ipotetic că ar putea fi suspendată, aceasta nu
s-ar putea realiza decât printr-o disjungere d e judecata cererii principale, ceea ce nu este
p o sib ifîn cazul său.
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 195
A rt. 67 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
196 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A r t 68
câţii cau 2ei în prim ă instanţă şi distinctă faţă de cea existentă în calea de atac, dacă cere
rea de intervenţie a fost form ulată în faţa prim ei instanţe.
în m ăsura în care m otivele căii de atac susţinute de intervenientul accesoriu nu sunt
în favoarea părţii pentru care a intervenit, calea de atac prom ovată de acesta va fi res
p in să ca neavenită.
Din m om ent ce intervenientul accesoriu tinde prin exercitarea căii de atac să fie
pronunţată în final o soluţie de adm itere a cererii sale de intervenţie, aceasta nefiind
supusă tim brării, apreciem că nici în privinţa căii de atac exercitate n u existd obligaţia
p lă ţii taxelor ju d icia re de tim bru In sarcina intervenientului accesoriu.
în tru câ t adm iterea c ă ii de a ta c exercitate de partea în fa vo a re a câreia terţu l a inter
ve n it determ ină schim barea soluţiei procesului în prim ă instanţă, va atrage d e asem e
nea m odificarea so lu ţiei cererii de intervenţie accesorie, ch iar şi în situaţia în care inter
venientul accesoriu nu a declarat cale de atac sau aceasta i s-a respins, în tem eiul unei
excepţii procesuale sau ca n e fo n d a tl. Spre exem plu, dacă reclam antul a declarat apel
îm potriva hotărârii prim ei instanţe prin care i s-a respins cererea principală ca neînte
m eiată, iar această cale de atac este adm isă, cu consecinţa schim bării hotărârii în sensul
adm iterii cererii principale, ch iar dacă terţul care a intervenit în faţa prim ei instanţe în
favoarea reclam antului nu a declarat şi el cale de atac, adm iterea apelului reclam antu
lui va determ ina schim barea hotărârii prim ei instanţe şi ?n ceea ce priveşte soluţia dată
cererii d e intervenţie accesorie, aceasta urm ând a fi, la rândul ei, adm isă.
§ 2. Intervenţia forţată
/. C h e m a re a în ju d e c a tă a a lte i p e rso a n e
6 8 . Form ularea cererii. T erm en e. (1) O ricare dintre părţi poate sâ che
m e în judecată o altă persoană care ar putea să pretindă, pe calea unei cereri
separate, aceleaşi drepturi ca şi reclam antul.
(2) C ererea făcută de reclam ant sau de intervenientul principal se va depune
cel m ai târziu până la term inarea cercetării procesului înaintea prim ei instanţe.
(3) C ererea făcută de p ârât se v a depune în term enul prevăzut pentru depune
rea întâm pinării înaintea prim ei instanţe, iar dacă întâm pinarea nu este obligato
rie, cel m ai târziu la prim ul term en de judecată.
C O M E N T A R IU
1. D e fin iţia şi elem en tele caracteristice. Chem area în ju d eca tă a a ltei p erso a n e este
cererea de intervenţie forţată, prin care una dintre părţile iniţiale solicită introducerea în
proces a unui terţ care ar putea pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclam antul, în eventua
litatea în care acesta a r prom ova o acţiune separată.
Elem entele caracteristice ale acestei cereri de intervenţie forţată sunt urm ătoarele:
a) spre deosebire de cererea de Intervenţie voluntară, în care terţul intervine în proces
din proprie iniţiativă, în cazul cererii de chem are în judecată a altor persoane, iniţiativa
atragerii terţului în proces aparţine uneia dintre p ă rţile iniţiale (reclam ant, pârât sau terţ
intervenient devenit parte), de unde provine şi denum irea de intervenţie forţată;
b) terţul chem at în judecată trebuie să poată pretinde aceleaşi d rep tu ri subiective ca
ş i reclam antul, nea vând relevanţă dacă în mod efectiv le-a pretins s a u n u p e c a le extra
judiciară;
O su A Na r c is a Th so h a r i 197
A rt. 68 C a r t e a I. D i s p o z i ţ i i g en er a le
c) partea care form ulează cererea de chem are în judecată a terţului trebu ie să se pre
valeze de un interes propriu, cum este, spre exem plu, cel vizând preîntâm pinarea declan
şării unui litigiu viito r şi obţinerea într-un singur proces a unei hotărâri judecătoreşti opo
zabile tu tu ro r părţilor care ar putea invoca aceleaşi drepturi îm potriva sa sau care i-ar
putea contesta drepturile reclam ate ori cel privitor la liberarea pârâtului de executarea
unei obligaţii, în ipoteza reglem entată de art. 71 NCPC.
Pârâtul are interesul de a form ula cerere d e chem are în judecată a altor persoane
care pot pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclam antul în urm ătoarele situaţii expuse în
doctrina de specialitate cu titlu exem plifica tiv111:
- în cazul raporturilor ju rid ice obligaţionale cu pluralitate de creditori, dacă debito
rul, care este acţionat în judecată num ai de unul dintre creditori, are m otive să refuze
plata, invocând rezoluţi unea de drept a contractului, stingerea creanţei etc., atunci el va
solicita introducerea în proces şi a celorlalţi creditori, pentru a obţine o singură hotărâre,
opozabilă tu tu ro r creditorilor respectivi, evitând astfel un proces ulterior ce a r putea fi
prom ovat de aceştia din urm ă îm potriva sa;
- în cazul cesiunii de creanţă, atunci când debitorul cedat este chem at în judecată de
către creditorul cedent, deşi un tert i-a notificat cesiunea de creanţă, pentru a evita riscul
unei plăţi nevalabile, debitorul va putea să form uleze o cerere de introducere în proces
a creditorului cesionar;
- în cazul cesiunii de creanţă, dacă vechiul credito r i-a notificat debitorului că nu
recunoaşte valabilitatea cesiunii şî i-a ceru t să nu facă plata, iar ulterior creditorul cesi
o n a r îl acţionează în judecată pe debitorul cedat, acesta din urm ă are interesul de a-l
introduce în cauză pe creditorul cedent;
- î n situaţia în care posesorul unui im obil se ved e chem at în judecată d e o persoană
care invocă titlul de m oştenitor, el poate să introducă în proces şi pe ceilalţi m oştenitori,
spre a obţine o hotărâre opozabilă tuturor, în m ăsura în care ar avea m ijloace să conducă
la respingerea pretenţiei principale;
- dacă reclam antul revendică un bun de la pârât, acesta din urmă poate să intro
ducă în proces pe terţul care, de asem enea, pretinde că este proprietarul acelui bun, tot
în m ăsura în care ar avea m ijloace să obţină respingerea pretenţiei principale sau dacă
doreşte să predea bunul celui care se va dovedi a fi adevăratul său titu lar etc.
Reclam antul are interesul de a form ula cerere de chem are în judecată a altor per
soane care pot pretinde aceleaşi drepturi ca şi el în urm ătoarele situaţii, expuse în doc
trină cu titlu exem plificativ121:
- î n ipoteza în care creditorul cesio nar îl acţionează în judecată pe debitorul cedat,
iar acesta se apără invocând interdicţia de a plăti pe care i-a notificat-o creditorul cedent,
reclam antul are interesul să îl introducă în cau 2ă pe creditorul cedent, pentru a dovedi
existenţa dreptului său şi, im plicit, inexistenţa dreptului pretins de terţ;
- a t u n c i când creditorul pretinde plata creanţei sale, iar debitorul se apără arătând
că i s-a notificat d e către un te rţ cesiunea creanţei respective, reclam antul justifică şi el
interesul de a-l atrage la judecată pe cel despre care se afirm ă că a r fi creditor cesionar,
d e asem enea, pentru a dovedi existenţa dreptului său şi, im plicit, inexistenţa dreptului
pretins d e terţ;
198 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 68
- d a c i se revendică un bun, iar pârâtul indică un terţ ca fiind proprietarul acelui bun,
fără însă a form ula o cerere b a za ţi pe dispoziţiile art. 75 NCPC, reclam antul poate să soli
cite introducerea în proces a terţului respectiv, pentru a dovedi existenţa dreptului său
şi, im p licit inexistenţa dreptului pretins de terţ.
2. Term enul de d e p u n e re a cererii
2.1. C ererea fo rm u la ta d e re cla m a n t sa u de in te rv e n ie n tu l p rin cip a l. Potrivit art. 68
alin. (2) NCPC, cererea făcuta de reclam ant sau de intervenientul principal se va depune
cel m ai târziu până la term inarea cercetării p rocesu lu i înaintea p rim e i instanţe.
M om entul term inării cercetării procesului este determ inat de art. 244 alin. (1) NCPC,
potrivit căruia când judecătorul se socoteşte lăm urit, prin încheiere, declara cercetarea
procesului încheiată şi fixează term en pentru dezbaterea fondului în şedinţă publică. în
practica judiciară anterioară noului cod, un atare m om ent era fixat prin declaraţia ju d e
cătorului în sensul constatării cau 2e iîn stare de ju d ecată, în condiţiile în care nu mai exis
tau cereri de form ulat, probe de adm inistrat şi excepţii de invocat.
în prim ul rând, constatăm faptul că, spre deosebire de reglem entarea precedentă,
în care term enul lim ită pentru depunerea cererii era fixat la m om entul în chid erii dez
baterilor, potrivit art. 57 alin. (3) CPC 1865, în prezentul cod această lim ită o constituie
m om entul term inării cercetării procesului, situat anterior închiderii dezbaterilor. Această
schim bare legislativă este una firească, întrucât, pe de-o parte, m om entul term inării cer
cetării procesului vizează lipsa form ulării altor cereri de către părţi, în noţiunea de cerere
fiind in d u să şi această form ă de intervenţie forţată, iar, pe d e altă parte, dreptul părţii
de a depune o atare cerere până la închiderea dezbaterilor determ ina reluarea acestora
şi poate ch iar şi a cercetării judecătoreşti, dacă se im punea adm inistrarea de probatorii
suplim entare, conducând la întârzierea soluţionării procesului.
în al doilea rând, textul conferă în mod expres şi intervenientului p rin cip a l calitatea
de a form ula o cerere de chem are în judecată a altor persoane care a r putea invoca
aceleaşi drepturi subiective ca şi el (nu ca acelea pretinse de reclam antul iniţial), solu
ţia im punându-se prin prism a naturii ju rid ice a intervenţiei principale drept veritabilă
cerere de chem are în judecată îndreptată îm potriva părţilor iniţiale, intervenientul prin
cipal ocupând poziţia d e reclam ant în cadrul cererii sale.
în ipoteza introducerii unei cereri d e intervenţie principală, dacă terţul poate invoca
aceleaşi drepturi ca şi intervenientul principal, reclam antul in iţia l poate form ula cererea
de intervenţie forţată a terţului în litigiu, în funcţie de poziţia procesuală a reclam antului
iniţial în cadrul cererii de intervenţie voluntară principală.
Astfel, dacă cererea de intervenţie principala este form ulată în contradictoriu ş i cu
reclam antul, iar nu num ai cu pârâtul, atunci reclam antul are dreptul de a form ula cererea
de intervenţie forţată în term enul prevăzut pentru depunerea întâm pinării îm potriva
cererii de interven ţie p rin cip a lă înaintea prim ei instanţe, prin raportare la dispoziţiile
art. 68 alin. (3) şi art. 65 al»n. (3) NCPC, întrucât, în cadrul cererii d e intervenţie principală,
reclam antul are calitatea de pârât.
în ceea ce priveşte stabilirea term enului în care poate fi form ulată cererea d e inter
venţie forţată în ipoteza în care în cadrul procesului este form ulată ş i o cerere reconven-
ţionalâ, iar terţul ar putea invoca aceleaşi drepturi ca şi pârâtul-reclam ant, trebuie pornit
la prem isa că în cadrul cererii reconvenţionale, calităţile părţilor iniţiale su n t inversate.
Astfel, dacă pârâtul-reclam ant form ulează cererea d e intervenţie forţată a unui terţ
care a r pretinde aceleaşi drepturi ca şi el în cadrul cererii reconvenţionale, o va putea
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 199
A rt. 68 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
face până la term inarea cercetării ju d ecă to re şti în faţa prim ei instanţe, prin raportare la
art. 68 alin. (2) NCPC, acesta având calitatea de reclam ant în cererea reconvenţională.
Recîam antul-pârât va putea face aceeaşi cerere în term enul prevăzut pentru depunerea
întâm pinării îm potriva cererii reconvenţionale înaintea prim ei instanţe, potrivit art. 68
alin. (3) şi art. 209 alin. (5) raportat la art. 201 afin. (1} NCPC, întrucât, în cadrul cererii
reconvenţionale, reclam antul iniţial are calitatea de pârât.
2.2. C erereo fo rm u la ta de pâ râ t. Potrivit art. 68 alin. (3) NCPC, cererea făcută de
pârât se va depune în term enul p revă zu t pentru depunerea întâm pinării înain tea prim ei
instanţe, iar dacă întâm pinarea nu este obligatorie, cel m o i târziu la p rim u l term en de
judecata.
Spre deosebire de reglem entarea anterioară, care prevedea în art. 57 alin. (2) CPC
1865 ca term en lim ită pentru depunerea cererii prim a zi de înfăţişare, în prezent acest
term en este delim itat de prim ul term en de judecată, în tre cele două noţiuni existând
distincţii. Astfel, prim a zi de înfăţişare era aceea la care părţile legal citate puteau pune
concluzii, potrivit art. 134 CPC 1865, m om entul procesual putând fi diferit d e prim ul ter
m en de ju d ecată, când exista posibilitatea am ânării soluţionării cauzei pentru nelegala
îndeplinire a procedurii d e citare, pentru pregătirea apărării uneia dintre părţi, pentru
studiul actelor com unicate în şedinţă publică etc. A ctualul Cod d e procedură civilă nu
mai prevede ca noţiune prim a zi de înfăţişare, utilizând-o exclusiv pe aceea d e prim ter
m en de judecată, fa care părţile sunt legal citate.
Prin urm are, în situaţia în care întâm pinarea este obligatorie, pârâtul poate form ula
cerere de intervenţie forţată a unui terţ care poate pretinde aceleaşi drepturi ca şi recla
m antul în term en de 2 5 de zile de la com unicarea cererii d e chem are în ju d eca ta , potrivit
art. 201 alin. (1) NCPC, cu respectarea art. 165 NCPC vizând îndeplinirea procedurii de
citare şi, im plicit, d e com unicare a cererii.
în situaţia în care întâm pinarea nu este obligatorie, term enul lim ită pentru form ula
rea de către pârât a cererii de intervenţie forţată a unui terţ care poate pretinde aceleaşi
drepturi ca şi reclam antul este reprezentat de p rim u l term en de ju d eca tă , în m ăsura în
care procedura d e citare a pârâtului şi de com unicare a cererii d e chem are în judecată
către acesta a fo st legal îndeplinită, acordându-i-se posibilitatea d e a lua cunoştinţă de
existenţa procesului.
2.3. Sa n cţiu n e a n e d e p u n e rii c e re rii în term en. Sancţiunea ce intervine în ipoteza
depunerii tardive a cererii de intervenţie forţată a unui terţ care ar putea să invoce
aceleaşi drepturi ca şi reclam antul este decăderea din exerciţiul dreptului d e a form ula o
atare cerere, iar consecinţa aplicării acestei sancţiuni este soluţia d e respingere a cererii
ca tardiv fo rm u la tă . N oua reglem entare nu m ai instituie derogarea d e la sancţiunea
d e c id e rii, existentă în fostul art. 135 C P C 1865, în care se prevedea judecarea separată
a cererilor de intervenţie depuse cu încălcarea term enelor legale procedurale, motiv
pentru care în prezent acestea vo r fi respinse ca tardive.
în această privinţă, apreciem că se im pun urm ătoarele precizări:
a) dacă cererea de intervenţie forţată este form ulată în faţa prim ei instanţe cu în căl
carea term enelor prevăzute de art. 6 8 alin. (2) şi (3) NCPC, dar p â n ă la m om en tu l în chi*
d e rii dezbaterilor, întrucât nu s-ar încălca un grad de ju risdicţie, iar legea nu prevede un
acord expres al părţilor iniţiale, rezultă că acestea îşi pot da învoiala în m o d tacit pen
tru soluţionarea cererii. în această ipoteză, apreciem că decăderea este reglem entată
de norm e ju rid ice de ordine privată, iar instanţa nu a r avea dreptul să invoce din oficiu
excepţia tardivităţii depunerii cererii, urm ând să o ju d ece în consecinţă;
200 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P A R T IC IP A N ]!! I A P R O C E S U L C IV IL A r t 68
b) d a c i cererea de intervenţie forţată este form ulată în faţa prim ei instanţe cu încăl
carea term enelor prevăzute de art. 68 alin. (2) şi (3) NCPC, după m om entu l închiderii
dezbaterilor ş i p â n ă la ce l a l pronu nţării soluţiei, aceasta va fi sancţionată cu neluarea
în seam ă, prin raportare la art. 394 alin. (3) NCPC, noţiunea de înscrisuri prevăzută de
acest text legal urm ând a fi interpretată în sensul includerii, de principiu, şi a actefor de
procedură, raţiunea fiind aceeaşi, şi anum e respectarea principiului contradictorialităţii
şi pe cel al dreptului la apărare;
c) dacă cererea de intervenţie forţată este depusă d ire ct în apel, apreciem că, în lipsa
unei reglem entări derogatorii ca în situaţia intervenţiei voluntare principale, cererea se
va respinge ca inadm isibilă, prin raportare la art. 478 alin. (3) NCPC, potrivit căruia în
apel nu se pot form ula pretenţii noi, precum şi în tem eiul dispoziţiilor art. 478 alin. (1)
N C P C potrivit cărora prin apel nu se poate schim ba cadrul procesual stabilit în faţa pri
m ei instanţe. Soluţia este sim ilară şî pentru ipoteza depunerii cererii în recurs, prin rapor
tare la art. 494 NCPC, care face trim itere ia regulile de procedură privind judecata în apel.
Este de rem arcat faptul că depunerea cererii de intervenţie forţată în faţa prim ei
instanţe cu încălcarea term enului legal procedural poate atrage respingerea sa ca tar
divă, în tim p ce depunerea acesteia direct în apel sau în recurs determ ină respingerea
sa ca inadm isibilă, iar nu ca tardivă. Această soluţie este fondată pe argum entul că în
etapa judecării cauzei în prim ă instanţă este instituit un term en legal procedural a cărui
încălcare determ ină aplicarea san cţiun ii decăderii, reglem entată de n o rm e de o rd in e pri-
vatâ, în tim p ce prin depunerea cererii direct în căile de atac se încalcă gradele obligato
rii d e jurisdicţie, pentru protecţia cărora au fost prevăzute dispoziţiile art. 478 alin. (1) şi
(3) N C P C im punându-se ca atare sancţiunea respingerii sale ca inadm isibilă, sancţiunea
fiind d e o rd in e publică, putând fi invocată şi de instanţă din oficiu;
d) în etapa reju d ecă rii cauzei cu trim itere la prim a instanţă (casare în tot a hotărârii
judecătoreşti), în ipoteza a n u lă rii hotărârii acesteia prin adm iterea ap elului, în condiţiile
art. 480 alin. (3) NCPC, sau în ipoteza ca să rii hotărârii p rin adm iterea recursului, în con
diţiile art. 497 şi 4 9 8 alin. (2) NCPC, nu excludem adm isibilitatea cererii de intervenţie
forţată, form ulată cu respectarea dispoziţiilor art. 68 alin. (2) şi (3} NCPC;
e) în etapa rejudecării cauzei cu reţinere de către instanţa de control judiciar, form u
larea cererii de intervenţie forţată este inadm isibilă, considerentele fiind com une cu cele
indicate pentru situaţia depunerii cererii direct în calea d e atac;
f) în ipoteza contestaţiei în anulare, în etapa ju d ecării acestei căi d e atac, intervenţia
forţată este inadm isibilă, nefiind o cale d e atac devolutivă, însă, în cazul adm iterii sale
şi al rejudecării fondului, aceasta devine adm isibilă, cu urm ătoarele distincţii: interven
ţia forţată este adm isibilă exclusiv în ipoteza adm iterii contestaţiei în anulare d e drept
com un, reglem entată de dispoziţiile art. 503 alin. (1) NCPC, iar nu şi în ipoteza adm ite
rii contestaţiei în anulare specială, reglem entată de dispoziţiile art. 503 alin. (2) NCPC,
întrucât aceasta din urm ă vizează o rejudecare a recursului, şi num ai pentru ipoteza în
care contestaţia în anulare a fost exercitată îm potriva unei sentinţe nesupuse apelului,
cu ocazia rejudecării fondului, caz în care aceasta poate fi form ulată cu respectarea dis
poziţiilor art. 68 alin. (2) şi (3) NCPC. Cererea d e intervenţie forţată este inadm isibilă
când contestaţia în anulare a fo st exercitată îm potriva unei hotărâri pronunţate în apel,
iar cererea este form ulată cu ocazia rejudecării apelului;
g) în ceea ce priveşte revizuirea, în etapa judecării acestei căi de atac, intervenţia
forţată este inadm isibilă, nefiind o cale d e atac devolutivă, însă, în cazul încuviinţării
sale şi al rejudecării fondului, devine adm isibilă, cu urm ătoarele distincţii: rejudecarea
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 201
A rt. 69 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
fondului nu are loc în ipoteza existenţei m otivului de revizuire prevă 2ut de art. 509
alin. (1) pct. 8 N CPC (contrarietatea de hotărâri), procedându-se num ai la anularea
celei de-a doua hotărâri judecătoreşti, pronunţate cu încălcarea autorităţii de lucru
judecat, caz în care intervenţia forţată este inadm isibilă; dacă revi 2uirea a fo st exercitată
îm potriva unei sentinţe nesupuse apelului, cu oca 2ia rejudecării fondului, cererea de
Intervenţie forţată poate ff form ulată cu respectarea dispoziţiilor art. 68 alin. (2) şi (3)
NCPC; dacă revizuirea a fost exercitată îm potriva unei hotărâri pronunţate în apel, cu
ocazia rejudecării apelului, cererea de intervenţie forţată este inadm isibilă; de asem enea,
cererea de intervenţie forţată este inadm isibilă Tn ipoteza în care revizuirea priveşte o
hotărâre a instanţei de recurs şi, ca urm are a adm iterii acestei căi extraordinare de atac,
se procedează la rejudecarea recursului;
h) dacă la prim ul term en de judecată la care reclam antul a fost legal citat, acesta îşi
m odifici5 cererea de chem are în ju d eca tă , pârâtul este în drept să form uleze cererea de
chem are în judecată a altor persoane care ar putea invoca aceleaşi drepturi ca cele inse
rate în cererea m odificatoare cu ce l puţin 1 0 2 ile înaintea term enului de ju d eca tă fixa t,
prin raportare la dispoziţiile art. 204 alin. ( l) t e z a a ll-a NCPC.
C O M E N T A R IU
1. Natura ju rid ică . Pentru stabilirea naturii ju rid ice a cererii de chem are în ju decată a
altor persoane care a r putea pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclam antul trebuie pornit
d e la prem isa de principiu că niciunei persoane nu i se pot acorda drepturi printr-o hotă
râre judecătorească în lipsa form ulării de către aceasta a unei cereri sau ch iar îm potriva
voinţei sale.
Astfel, apreciem că dacă terţul este introdus în proces prin interm ediul cererii de
intervenţie forţată în discuţie, în m ăsura în care acesta, la rândul său, nu form ulează o
cerere d e intervenţie principală, prin hotărârea pronunţată în cauză n u s e p o t sta b ili d rep
tu ri în fa vo a re a sa, cu excepţia cazurilor de derogatorii reglem entate d e art. 71 NCPC.
Efectul de principiu produs de hotărârea judecătorească în privinţa intervenientului
forţat este acela că soluţia pronunţată cu p rivire la drepturile ş i obligaţiile statuate între
p ă rţile iniţiale îi va f i opozabilă, având efect de lucru ju d eca t, prin raportare la art. 431
alin. (2) NCPC, nefiind adm isă proba contrară într-un eventual litigiu ulterior. Utilitatea
acestei cereri de intervenţie rezidă în preîntâm pinarea declanşării unui nou proces între
terţ şi una dintre părţile iniţiale, cunoscându-se efectul de lucru judecat al prim ei hotă
râri judecătoreşti, opozabile tu tu ro r părţilor care au participat în acel litigiu.
Spre exem plu, în cadrul raporturilor ju rid ice obligaţionale cu pluralitate de creditori,
în ipoteza respingerii cererii principale form ulate de către unul dintre creditori îm potriva
debitorului, ca urm are a invocării de către acesta din urm ă a rezoluţiunii de drept a con
tractului care a dat naştere dreptului de creanţă, hotărârea pronunţată în cauză îi va fi
opozabilă şi celuilalt creditor, introdus forţat prin interm ediul cererii în discuţie, astfel
202 D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 69
încât, într-un eventual litigiu ulterior prom ovat de acesta din urm ă îm potriva debitorului,
i se va o pu ne efectul de lucru judecat al hotărârii respective, în tem eiul art. 431 alin. (2)
N C P C respectivul creditor nem aiputând propune probe de naturii a dem onstra contra
riul a ceea ce s-a stabilit prin prim a hotărâre judecătorească, ch iar şi în situaţia în care nu
le-a adm inistrat în prim ul litigiu.
Dispoziţiile art. 70 NCPC, potrivit cărora cel chem at în judecată dobândeşte poziţia
procesuală d e reclam ant, vizează calitatea terţului în a n sa m b lu l litigiu lui iniţial, iar nu
calitatea cu care figurează în cadrul cererii d e intervenţie forţată (calitatea d e reclam ant
a fost aleasă de legiuitor pentru terţ prin prism a posibilităţii acestuia de a pretinde ace
leaşi drepturi ca şi reclam antul iniţial).
Astfel, considerăm că în ca d ru l acestei cereri, poziţia procesuală de reclam ant apar
ţin e reclam antului sau pârâtului iniţial ori intervenientului principal, care a prom ovat
cererea de intervenţie forţată, iar poziţia procesuală de pârât aparţine intervenientului
forţat. Se im pune însă precizarea că în desfăşurarea procesului părţile nu vo r figura în
calităţile m enţionate pentru cererea de intervenţie forţată, ci în calităţile în care apar în
ansam blul litigiului (reclam ant, pârât, intervenient principal), iar intervenientul forţat va
figura în calitate de reclam ant, după adm iterea în principiu a cererii, prin raportare la
art. 70 NCPC.
O biectul cererii d e intervenţie fo rţa tâ nu coincide cu obiectul cererii principale/cere
rii reconvenţ io na le/cererii de intervenţie principală, nefiind reprezentat de valorificarea
drepturilor pretinse de reclam ant sau d e intervenientul principal, ci vizează asigurarea
opozabilităţii faţă de intervenientul forţat a hotărârii care se va pronunţa asupra cererii
m enţionate, în care se statuează asupra existenţei dreptului reclam antului sau interveni
entului principal, ce poate fi pretins deopotrivă de către terţ.
Cererea de chem are în ju d e c a ţi a altor persoane nu reprezintă o veritabilă cerere de
chem ore în ju d eca tă , precum cererea de intervenţie voluntară principală sau cererea de
chem are în garanţie, d e altfel codul stipulând în m od expres pentru acestea din urmă
că vo r îm brăca form a prevăzută pentru cererea de chem are în judecată [art. 62 alin. ( 1 )
şi art. 73 alin. (1) NCPC]. Pentru cererea de chem are în judecată a altor persoane codul
prevede num ai o bligaţia m o tivării sale, ca şi în privinţa cererii de arătare a titularului
dreptului, instituind ca atare o diferenţiere de natură ju rid ică, acestea din urm ă, p e r a
contrario, neîm brăcând form a prevăzută pentru cererea de chem are Tn judecată.
Ca regulă, cererea de chem are în judecată a altor persoane are ca fin a lita te faptul
ca în acelaşi litigiu să se constate im plicit, odată cu soluţionarea procesului, inexistenţa
dreptului d e creanţă sa u a celui re a l d e care s-a r p u tea prevala terţul. Astfel, dacă cererea
este prom ovată de pârât, acesta tinde ca prin respingerea cererii principale, în măsura
în care are m ijloace să conducă la o asem enea soluţie, să obţină im plicit şi constatarea
inexistenţei dreptului d e creanţă/real ce ar putea fi pretins de către terţ şi care este
identic cu cel invocat d e reclam ant. Dacă cererea este prom ovată de reclam ant, acesta,
în m ăsura în care apreciază că există suficiente m otive pentru pronunţarea unei soluţii
de adm itere a cererii principale, are interesul de a-l atrage în proces pe cel care reclam ă
acelaşi drept de creanţă/real, tocm ai pentru a se constata im plicit inexistenţa acestuia
în patrim oniul terţului.
Apreciem însă că cererea de intervenţie forţată nu are ca obiect în săşi constatarea
inexistenţei dreptului de creanţă/real al terţului, întrucât aceasta a r reprezenta o verita
bilă cerere d e chem are în judecată, care a r necesita form a prevăzută pentru cererea de
chem are în judecată, precum şi respectarea dispoziţiilor art. 35 teza a ll-a NCPC, potrivit
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 203
A rt. 69 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
cărora cererea în constatare nu poate fi prim ită dacă partea are deschisă calea acţiunii
în realizare, ce ar conduce, în anum ite cazuri, la respingerea ca inadm isibilă a cererii de
intervenţie forţată, chiar şi în ipoteza în care condiţiile art. 68 alin. (1) NCPC a r fi întrunite.
Tn concluzie, apreciem că cererea d e chem are în judecată a altor persoane are ca obiect
atragerea terţului în proces pentru asigurarea opozabilităţii fa ţd de acesta a hotârârii ce se
vo pronunţa. în ipoteza art. 71 NCPC, cererea de chem are Tn judecată a altor persoane are
ca obiect stabilirea persoanei care este titularul dreptului reclam at prin cererea principală,
în vederea liberării pârâtului de executarea obligaţiei instituite în sarcina sa.
Această form ă d e intervenţie forţată este prom ovată d e reclam ant/pârât/i nterveni-
ent principal îm potriva terţului, poziţia Intervenientului forţat de re cla m a n ţi n ansam blul
litigiului nefiind de natură să -i confere po sibilitatea de a obţine d rep tu ri în propriul patri
m oniu prin hotărârea judecătorească ce va fi pronunţată în ca u 2ă, cu excepţia situaţiilor
derogatorii reglem entate de art. 71 NCPC.
2. Fo rm a cererii. Din punctul d e vedere al form ei, cererea d e intervenţie forţată tre
buie form ulată in scris, pe suport m aterial clasic (hârtie) sau în form ă electronică, în
acest ultim caz dacă su n t îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.
în tru câ t regula în m aterie de form ă a cererilor în ju stiţie o constituie form a scrisă,
iar în reglem entarea intervenţiei forţate nu este specificată vreo excepţie, dispoziţiile
art. 148 alin. (2) NCPC vizând posibilitatea form ulării orale a cererii, urm ată d e consem
narea acesteia în încheierea d e şedinţă, nu su n t aplicabile acestei cereri.
Conţinutul cererii de intervenţie forţată este restrâns la m otivarea în fa p t ş i în drept,
prin raportare la art. 69 alin. (1) NCPC, întrucât cererea de chem are în judecată, întâm
pinarea şi înscrisurile depuse la dosar se com unică terţului, în tem eiul alin. (2) al ace
luiaşi articol, iar acestea din urmă vizează pretenţiile reclam antului şi apărările pârâtului.
M otivarea cererii va fi axată asupra îm prejurării că persoana chem ată în judecată forţat
a r putea pretinde aceleaşi drepturi ca si reclam antul.
3. T im b rare a. Apreciem că o atare cerere nu este supusă p lă ţii taxelor ju d icia re de
tim bru, în trucat nu reprezintă o veritabilă cerere de chem are în judecată, având ca obiect
atragerea terţului în proces pentru asigurarea opozabilităţii faţă de acesta a hotărârii ce
se va pronunţa asupra cererii principale, pentru care au fo st deja achitate taxele judiciare
de tim bru. Astfel, instanţa nu se va pronunţa prin dispozitiv asupra inexistenţei dreptului
de creanţă/real al terţului (caz în care s-a r fi im pus satisfacerea tim brajului), ci această
îm prejurare va rezulta im plicit din m odul de soluţionare a cererii principale.
4. N um ăr de exem plare. Numărul de exem plare va fi cel prevăzut de art. 149 alin. (1)
NCPC. potrivit căruia când cererea urmează a fi com unicată, ea se va face în atâtea exem
plare câte sunt necesare pentru com unicare, în afară de cazurile în care părţile au un repre
zentant com un sau partea figurează în mai m ulte calităţi juridice, când se va face un singur
exemplar, cu m enţiunea că, în toate cazurile, este necesar şi un exem plar pentru instanţă.
De asem enea, art. 150 N CPC vizând înscrisurile anexate, art. 151 N CPC privind cere
rea form ulată prin reprezentant şi art. 152 NCPC referitor la cererea greşit denum ită sunt
aplicabile şi cererii de intervenţie forţată în m od corespunzător.
Cererea de chem are în judecată a altei persoane care a r putea sa pretindă aceleaşi
drepturi ca şi reclam antul se com unică a tâ t terţului introdus în proces, câ t ş i părţilor
adverse. La exem plarul destinat terţului se vo r alătura cop ii de p e cererea d e ch em a re în
jud ecată, întâm pinare, precum şi de pe înscrisurile aflate la dosar.
204 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 69
5. A d m isib ilitate a în p rin cip iu a cererii. Spre deosebire de reglem entarea anteri
oară, care Im punea faza adm isibilităţii în principiu num ai în privinţa celo r două form e
ale intervenţiei voluntare, noul Cod de procedură civilă extinde această etapă prealabilă
obligatorie şi în privinţa form elo r de intervenţie forţată reprezentate d e chem area în
judecată a altei persoane care ar putea pretinde aceleaşi drepturi ca şi reclam antul, che
m area în garanţie şi arătarea titularului dreptului.
Astfel, dispoziţiile art. 69 alin. (3) NCPC fac trim itere, pentru ipoteza cererii de chemare
în judecată a altor persoane care a r putea pretinde aceleaşi drepturi ca şl reclam antul, la
art. 64 NCPC v i2 ln d adm isibilitatea în principiu a cererii de intervenţie voluntară.
Adm isibilitatea în principiu a acestei cereri s e va discuta num ai dupâ com unicarea
cererii de intervenţie forţată celu i chem at în judecată şi părţilor adverse, pentru asigura
rea principiului contradictorialităţii, precum şi al dreptului la apărare.
în ipoteza în care cererea de intervenţie este depusă chiar în şedinţa de judecată,
instanţa va dispune am ânarea cauzei pentru citarea terţului chem at în judecată şi a celor
lalte părţi adverse care nu sunt prezente la term en şi a efectuării com unicărilor legale.
Cererea de intervenţie forţată se pune d e către instanţă în discuţia contradictorie a
părţilor, la m om entul dezbaterii adm isibilităţii în principiu a acesteia, prim ul căruia i se
va da cuvântul fiind persoana care a form ulat cererea (reclam ant/pârât iniţial ori interve
nient principal), urm ând apoi partea adversă şi, în final, cel chem at în judecată. O rdinea
acordării cuvântului este distinctă faţă de cea din cadrul adm isibilităţii în principiu a cere
rilor de intervenţie voluntară, întrucât trebuie avută în vedere poziţia procesuală diferită
a te rţilo r în cadrul cererilor de intervenţie. Ia r nu în ansam blul procesufui.
în m ăsura în care este necesară adm inistrarea unor p rob e suplim entare pentru
această dezbatere, instanţa are posibilitatea prorogării discutării adm isibilităţii în princi
piu a cererii d e intervenţie forţată după adm inistrarea dovezilor respective.
Com entariile aferente cererilor de intervenţie voluntară privitoare la încheierea de
adm itere în principiu, la ordinea soluţionării aspectelor vizând tardivitatea, inadm isibi-
litatea, sau nulitatea în raport d e adm isibilitatea în principiu, la regim ul aplicabil în pri
vinţa căilor d e atac susceptibile de a fi exercitate îm p o triva încheierii şi la suspendarea
de drept a judecării cererii principale în ipoteza prom ovării unei căi de atac îm potriva
încheierii de respingere a cererii de intervenţie sunt valabile în m od corespunzător şi în
privinţa cererii d e intervenţie forţată care constituie obiectul prezentei analize.
La m om entul pronunţării asupra adm isibilităţii în principiu a cererii de intervenţie
forţată, instanţa va cerceta existenţa condiţiei ca terţu l sâ p o a tâ p retind e aceleaşi drep
tu ri ca ş i reclam antul, acest aspect urm ând să se regăsească în m otivarea încheierii în
funcţie de soluţia pronunţată, cu m enţiunea că judecătorul va evita analiza tem einiciei
pretenţiilor reclam antului iniţial sau a eventualelor drepturi ce ar putea fi pretinse de
te rţ pentru a nu-şi crea o stare de incom patibilitate determ inată de antepronunţare.
Prin interm ediul cererii de intervenţie forţată reclam antul nu p o a te introduce în
ca d ru l cererii principa le un a lt pârât, întrucât form a procedurală pentru m odificarea
acesteia din urm ă sub aspectul cadrului procesual pasiv este cererea adiţională, iar nu
cererea de intervenţie forţată.
De asem enea, prin interm ediul acestei form e de intervenţie forţată nu s e poate
introduce în proces un a lt reclam ant, fiind inadm isibilă, spre exem plu, cererea prin care
reclam antul, coproprietar al unui bun im obil, care a prom ovat acţiune în revendicarea
acestuia, form ulează cerere de intervenţie forţată a celorlalţi coproprietari, care nu
au do rit să form uleze îm preună acţiunea principală, pentru ca bunul să fie restituit în
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 205
A rt. 70 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
patrim oniul tuturor, fără a le contesta ca atare drepturile [în prezent este reglem entată
posibilitatea introducerii acţiunii în revendicare a bunului în m aterialitatea sa d e către un
sin gur coproprietar, potrivit art. 643 alin. (1) NCC}. Este de m enţionat că, potrivit art. 643
alin. (3) N CC, când acţiunea civilă nu este introdusă de toţi coproprietarii, pârâtul poate
cere instanţei de judecată introducerea în cau 2ă a celorlalţi coproprietari în calitate de
reclam anţi, în term enul şi în condiţiile prevăzute în noul Cod d e procedură civilă pentru
chem area în judecată a altor persoane. Prin urm are, o atare posibilitate este recunoscută
d e noul Cod civil pârâtului, avându-se în vedere situaţia în care acesta a r avea m ijloace
pentru a respinge pretenţiile reclam antului şi doreşte, prin form ularea cererii de inter
venţie forţată, asigurarea opozabilităţii hotărârii ce se va pronunţa asupra cererii prin
cip ale şi faţă de ceilalţi coproprietari, care evident a r putea invoca aceleaşi dreptului cu
privire la bun. De asem enea, şi reclam antul poate form ula cererea d e intervenţie for
ţată a celorlalţi coproprietari, dar num ai în m ăsura în care le contestă drepturile, apre
ciind că este singurul titu lar asupra bunului, aceasta fiind raţiunea pentru care a fost
reglem entată această form ă de intervenţie forţată.
C O M E N T A R IU
1. Poziţia te rţu lu f în proces. Astfel cum am arătat anterior la pct. 1 din cadrul
com entariului vizând natura juridică a acestei cereri de intervenţie forţată, considerăm
că niciunei persoane nu i se pot acorda drepturi printr-o hotărâre judecătorească, în lipsa
form ulării de către aceasta a unei cereri în acest sens sau ch iar îm potriva voinţei sale, cu
excepţia cazurilor de excepţie reglem entate de art. 71 NCPC.
Din acest motiv, apreciem că atunci când terţul este introdus în proces prin inter
m ediul cererii d e intervenţie în discuţie, în m ăsura în care, la rândul său, n u form ulează
o cerere d e intervenţie principală, prin hotărârea pronunţată în cauză nu se p o t stabili
d rep tu ri \n favoarea sa.
Terţul chem at în judecată, deşi p â râ t în cod ru l cererii de intervenţie fo rţa tă , dobân
deşte legal, în a nsam blul litigiului, prin adm iterea în principiu a intervenţiei, calitatea de
reclam ant, bucurând u-se d e independenţa pro cesu o lâ şi putând efectua actele procedu
rale puse d e lege la dispoziţia părţilor.
Considerăm însă că intervenientul forţat n u va puteo renunţa la ju d eca rea cererii
de intervenţie, în tru cât nu a fost form ulată de către el, singurul în drept să efectueze
acest act de dispoziţie fiind reclam antul/pârâtul iniţial ori intervenientul principal care a
prom ovat-o. De altfel, din m om ent ce intervenţia sa în proces este forţată, neim plicând
exprim area consim ţăm ântul său în acest sens, acceptarea tezei vizând adm isibilitatea
renunţării acestuia la judecarea cererii ar lipsi de efecte posibilitatea introducerii sale
silite în proces.
Intervenientul forţat are po sibilitatea renunţării la d rep tu l p e care a r p u tea să -i p re
tindă sim ila r reclam antului, precum şi dreptul de a încheia o tranzacţie ju d icia ră îm p re
ună cu părţile iniţiale.
Prin încheierea de adm itere în principiu a cererii de intervenţie forţată, terţul dobân
deşte calitatea de p a rte In proces, figurând cu denum irea de reclam ant, potrivit art. 70
NCPC.
206 D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 70
Ca efect al adm iterii în principiu a cererii d e intervenţie forţată, instanţa este obligată
să se pronunţe asupra sa prin dispozitivul hotărârii fin a le. Astfel, în ipoteza în care instanţa
om ite să se pronunţe asupra cererii de intervenţie prin dispozitivul hotărârii judecătoreşti,
partea are deschisa calea com pletării hotărârilor, reglem entată de art. 444 cu referire la
art. 445 NCPC.
Dobândind calitatea de parte, intervenientul forţat exercita drepturile şi îşi asum ă
obligaţiile legale o le unei p ă rţi în proces (dreptul de a solicita am ânarea cauzei în vede
rea pregătirii apărării sau am ânarea pronunţării pentru form ularea şi depunerea d e con
cluzii scrise, dreptul de a propune probe şi de a le adm inistra, dreptul de a form ula cereri
în cadrul procesului vizând recuzarea, străm utarea, suspendarea judecării cauzei, d re p
tu l de invoca excepţii procesuale, dreptul de a exercita unele acte procesuale de dispo
ziţie, dreptul d e a fi citat etc.).
Intervenientul forţat nu are o poziţie subordonată în litigiu faţă d e părţile iniţiale, ci
independentă, legea n e lim itân d u -iîn vreo m anieră drepturile în raport de cele avute de
acestea.
Apreciem că nu se pune problem a operării prorogării legale de com petenţă în pri
vinţa cererii d e Intervenţie forţată sau a punerii în întârziere, întrucât aceasta nu repre
zintă o veritabila cerere d e chem are în judecată.
Introducerea cererii d e intervenţie forţată nu conduce la întreruperea prescripţiei
extinctive în privinţa valorificării drepturilor de către terţ, întrucât cererea d e interven-
ţie forţată nu are sem nificaţia unei cereri form ulate îm potriva părţilor iniţiale având ca
obiect drepturile pretinse şi de reclam ant.
în ceea ce priveşte actele de procedură susceptibile a fi form ulate de către interve
nientul forţat, apreciem că, deşi dobândeşte poziţia procesuală de reclam ant în ansam
blul litigiului, el poate form ula întâm pinare îm potriva cererii de intervenţie forţată sau
poate depune con cluzii cu privire la cererea principală/cererea reconvenţională/cererea
de intervenţie principală, exprim ându-şi poziţia procesuală.
Considerăm că intervenientul forţat nu poate prom ova cerere reconvenţională, în tru
cât îm potriva sa nu s-a form ulat o veritabilă cerere de chem are tn judecată, ch iar dacă
im plicit se constată inexistenţa dreptului său d e creanţă/real prin m odul d e soluţionare
a cererii principale/cererii reconvenţionale/cererii de intervenţie principală.
Intervenientul forţat poate form ula însă cerere de intervenţie principa lă îm potriva
p o rţilo r iniţiale. Spre exem plu, dacă reclam antul (cesionar) form ulează cerere de inter-
ve n ţie fo rţa tă a terţului (cedent), vizând constatarea inexistenţei dreptului de creanţă al
acestuia, terţul are posibilitatea să introducă o cerere de intervenţie principală îm potriva
reclam antului iniţial, solicitând declararea nulităţii cesiunii de creanţă.
Intervenientul forţat ar putea form ula cerere de chem a re în ju d eca tă a a lto r per-
so a n e care a r p u tea sa p retin d ă aceleaşi d rep tu ri ca ş i reclam antul, prin raportare la
art. 68 alin. (2) şi (3) NCPC, care face referire la această cerere ca putând fiind depusă de
re cla m a n t intervenient principal şi pârât, coroborate cu dispoziţiile art. 70 N CPC, care
conferă celui chem at în judecată poziţia procesuală de reclam ant.
Dat fiind faptul că art. 69 alin. (3) face trim itere la art. 65 NCPC, care se va aplica în
m od corespunzător, rezultă că terţul intervenient forţat va prelua procedura în starea în
care se află în m om entul adm iterii intervenţiei, dar va putea solicita adm inistrareo de
p rob e prin întâm pinare sau cel m ai târziu până la prim ul term en de judecată ulterior
O su A Na r c is a Th so h a r i 207
A rt. 70 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
20* D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 71
C O M E N T A R IU
O su A Na r c is a Th so h a r i 209
A rt. 71 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
d) pârâtul trebuie să consem neze la dispoziţia instanţei sum a ce face obiectul litigiu
lui, până la închiderea dezbaterilor în faţa prim ei instanţe, şi să depună la dosar dovada
con sem nării efectuate. în privinţa consem nării, sunt aplicabile în mod corespunzător d is
poziţiile art. 1056 alin. (1) NCPC vizând cauţiunea judiciară, sum a fiind depusă la Trezo
reria Statului, la CEC Bank S.A. sau la orice altă instituţie de credit care efectuează astfel
de operaţiuni, pe num ele pârâtului, la dispoziţia instanţei;
e ) pârâtul va fi sco s din proces p rin dispoziţia instanţei acest sens, iar nu prin adm i
terea excepţiei lipsei calităţii sale procesuale pasive, întrucât, pe d e-o parte, acesta ju s
tifică legitim itatea procesuală pasivă, iar, pe de altă parte, scoaterea din proces sem ni
fică num ai faptul că acesta n u va m a i p a rticip a ia cercetarea p rocesu lu i ş i la dezbateri,
nem aifiind citat pe parcursul judecăţii, hotărârea pronunţată în cauză urm ând însă a i se
com unica;
f) scoaterea pârâtului din proces poate interveni num ai după adm iterea în principiu
a cererii de intervenţie fo rţa tă a terţu lu i care p o a te pretinde aceleaşi d rep tu ri ca ş i recla
m antul, întrucât num ai din acel m om ent judecata poate continua între reclam ant ţi ter
ţul chem at în judecată;
g) în situaţia îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru scoaterea pârâtului din
proces, instanţa este obligată să ia această m ăsură, nefiind lăsată ia latitudinea sa;
h) în cazul în care reclam antului iniţial i s-a adm is cererea, dispozitivul hotărârii ju d e
cătoreşti va cuprinde m enţiunea vizând eliberarea câtre reclam ant a su m e i consem nate
la dispoziţia instanţei. în situaţia în care cererea reclam antului iniţial a fo st respinsă, sta-
bilindu-se faptul că dreptul de creanţă aparţine intervenientului forţat, apreciem că d is
pozitivul hotărârii judecătoreşti va cuprinde m enţiunea vizând eliberarea către interve
n ien tu l fo rţa t o su m e i consem nate la dispoziţia instanţei, soluţia având la bază raţiunea
instituirii acestor dispoziţii speciale, şi anum e preîntâm pinarea unui nou litigiu şi libe
rarea pârâtului de executarea obligaţiei, fiind la latitudinea intervenientului forţat dacă
încasează sau nu banii respectivi.
3. Ipoteza predării unui bun sau a fo lo sin ţe i acestu ia. în privinţa celei de*a doua
situaţii speciale instituite de art. 71 alin. (2) NCPC, se im pun urm ătoarele precizări su p li
m entare (com entariile vizând m om entul până la care poate interveni declaraţia de recu
noaştere a pârâtului şi m odalitatea d e scoatere a pârâtului din proces făcute în privinţa
prim ei situaţii fiind valabile şi pentru ipoteza predării unui bun sau a folosinţei acestuia):
a) cererea principală trebuie să aibă ca obiect solicitarea reclam antului de obligare
a pârâtului la predarea u n u i bun (predarea bunului vândut, donat etc.) sa u a folo sin ţei
acestuia (predarea bunului închiriat, dat în com odat etc.), independent dacă bunul este
m obil sau imobil;
b) p â râ tu l trebuie să declare că va p reda b u n u l litigios celui a l că ru i d rep t va f i stabilit
prin hotărârea jud ecătorească. Declaraţia poate fi făcută prin întâm pinare, note scrise,
interogatoriu sau verbal în şedinţă, codul neinstituind o form ă sp ecială pentru această
declaraţie;
c) instanţa învestită cu soluţionarea cererii principale va institui sech estru l ju d icia r
asupra bunului litigios, prin raportare la art. 971 şi urm . NCPC, independent de fo rm u la
rea vreunei cereri în a cest sen s de către părţi;,
d) în situaţia în care reclam antului iniţial i s*a adm is cererea, dispozitivul hotărârii
judecătoreşti va cuprinde obligarea p â râ tu lu i la predarea bunului sa u a fo lo sin ţe i sale
către reclam ant, fn situaţia în care cererea reclam antului iniţial a fost respinsă, stabi-
lindu-se că dreptul vizând predarea bunului aparţine terţului intervenient, apreciem că
210 D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 72
disp 02 itivul hotărârii judecătoreşti va cuprinde m enţiunea privind punerea fa dfsp 02 iţie
a bunului către terţ, această soluţie având la ba 2ă raţiunea instituirii acestor dispoziţii
speciale, şi anum e preîntâm pinarea unui nou litigiu şi liberarea pârâtului de executarea
obligaţiei.
4. C h e ltu ie lile d e ju d e ca tă , fn ceea ce priveşte suportarea cheltuielilor de judecată,
se im pun urm ătoarele distincţii, valab ile pentru am bele ipoteze descrise de art. 71 NCPC:
a) dacă cererea principală se adm ite, reclam antul fiind adevăratul titu lar al dreptului
de creanţă/real reclam at, cheltuielile de judecată avansate de acesta vo r fi recuperate de
la intervenientul forţat, iar nu de la p â râ t întrucât num ai terţul a răm as parte în proces,
pârâtul fiind scos din litigiu. Ca atare, dispoziţiile art. 71 NCPC constituie o derogare de la
art. 4S3 N C P C privind acordarea cheltuielilor d e judecată, şi chiar şi de la excepţia insti
tuită de art. 4 5 4 N CPC privind exonerarea pârâtului de la plata cheltuielilor de judecată,
fiind prevăzute condiţii distincte pentru această scutire;
b) dacă cererea principală se respinge, terţul intervenient fiind adevăratul titu lar al
dreptului de creanţă/real reclam at, cheltuielile de judecată avansate d e acesta vo r fi
recuperate de la reclam ant, acesta fiind în culpă procesuală. Pârâtul iniţial nu are drep
tu l la recuperarea cheltuielilor d e judecată efectuate până la scoaterea sa din proces, din
m om ent ce acesta nu m ai are calitatea d e parte în proces, un alt argum ent fiind acela că
în fapt pârâtul a pierdut procesul.
c) dacă niciunul dintre cei doi, reclam ant şi terţ intervenient, nu este titularul dreptu
lui disputat, cheltuielile de judecată ocazionate d e litigiu vo r răm âne în sarcina fiecăruia.
l i C h e m a re a în g a ra n ţie
C O M E N T A R IU
1. D e fin iţia şi elem en tele caracteristice. Chem area în garanţie este cererea de inter-
ve n ţie fo rţa ta prin care una dintre părţile litigante solicită introducerea în proces a unui
te rţ îm potriva căruia a r putea form ula acţiune separată în garanţie sau în despăgubiri,
pretinzând soluţionarea acesteia în cadrul litigiului pendinte.
Elem entele caracteristice ale acestei cereri de intervenţie forţată sunt urm ătoarele:
a) spre deosebire de cererea de intervenţie voluntară, în care terţul intervine în pro
ces din proprie iniţiativă, în cazul cererii de chem are în garanţie iniţiativa atragerii ter
ţu lu i în proces aparţine uneia dintre p ă rţile litigante {reclam ant, pârât sau intervenient
a cărui cerere a fost adm isă în principiu), de unde provine şi denum irea d e intervenţie
forţată;
b) spre deosebire de cererea de intervenţie principală, cererea de chem are în garan
ţie presupune, cu necesitate, existenţa unui proces civil aflat în faza ju d e c a ţii în prim ă
instanţa, neputandu-se soluţiona pretenţia dedusă ju decăţii prin interm ediul acesteia cu
încălcarea unui grad de ju risdicţie, legea neprevăzând o derogare precum în cazul inter
venţiei principale;
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 211
A rt. 72 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
c) interesul părţii care form ulează cererea de chem are în garanţie a terţului priveşte
garantarea sa u despăgubirea sa în ipoteza în care v q cădea în pretenţii,
d) pentru form ularea cererii de chem are în garanţie nu este necesar ca persoana che
mată în garanţie să fie terţ faţă d e procesul în curs d e desfăşurare, p u tâ n d f i ş i u n a dintre
p ă rţile in iţia le sa u dintre terţii intervenienţi d eveniţi p ă rţi, după adm iterea în principiu a
cererilor de intervenţie respective;
e ) între cererea principală şi cererea de chem are în garanţie trebuie să existe o legă
tură de dependenţă ş i subordonare, în sensul că soluţia cererii principale influenţează şi
soluţia cererii d e chem are în garanţie.
Având în vedere că art. 72 alin. (1) N CPC prevede noţiunea d e cerere în garanţie sau
în despăgubiri, rezultă că cererea de chem are în garanţie poate fi form ulată nu num ai
atunci când există o obligaţie de garanţie în sarcina terţului stabilită lega l sau convenţio
n a l cu acest titlu (cerere în garanţie), ci şi atunci când, deşi o garanţie legală sau conven
ţională nu există, partea care a căzut în pretenţii a r putea solicita d esp ăgubiri de la terţ
(cerere în despăgubiri).
Căderea în pretenţii a unei părţi poate viza fie pierderea drepturilor deduse judecăţii
de către aceasta, în ipoteza în care are calitatea d e reclam ant, iar cererea de chem are în
judecată a fost respinsă, fie obligarea sa prin hotărâre judecătorească, în ipoteza în care
are calitatea de pârât, iar cererea de chem are în judecată îndreptată îm potriva sa a fost
adm isă.
D octrina1’1a indicat urm ătoarele exem ple de cereri de chem are în garanţie când, deşi
o garanţie legală sau convenţională nu există, partea care a căzut în pretenţii ar putea
solicita despăgubiri de la terţ (cereri în despăgubiri):
- com itentul, chem at în judecată pentru a răspunde de fapta culpabilă a prepusului
său, poate să îl chem e în p r a n ţ ie pe prepus, spre a fi obligat să plătească, la rândul lui,
com itentului sum a pe care acesta din urmă va trebui să o achite reclam antului;
- în cazul în care creditorul cheam ă în judecată num ai pe unul dintre debitorii care
s-au obligat în solidar, pârâtul poate să chem e în garanţie pe ceilalţi codebitori, pentru ca
fiecare dintre ei să îi plătească partea corespunzătoare din datoria com ună.
în ipoteza obligaţiilor indivizibile, potrivit art. 1432 alin. (3) NCC, debitorul chem at
?n judecată pentru totalitatea obligaţiei poate cere un term en pentru a-i introduce în
cauză pe ceilalţi debitori, cu excepţia cazului în care prestaţia nu poate fi realizată decât
de cel chem at în judecată, care, în acest caz, poate fi obligat să execute singur întreaga
prestaţie, având însă drept de regres îm potriva celorlalţi debitori. A preciem că, în acest
caz expres reglem entat d e lege, codebitorii sunt introduşi în cauză în calitate de pârâţi,
din iniţiativa pârâtului iniţial, fiind un te xt legal de excepţie, nefiind cazul unei cereri de
chem are în garanţie;
- în situaţia în care m andatarul în ch eie un act cu depăşirea îm p u tern icirilo r prim ite,
iar terţul îl cheam ă în judecată pe m andant pe tem eiul gestiunii de afaceri, al îm b o găţi
rii fără ju stă cauză sau al m andatului aparent, m andantui îl poate chem a în garanţie pe
m andatar, pentru a fi obligat să îl despăgubească;
- fideiusorui, acţionat în judecată pentru a plăti datoria pe care debitorul principal
nu în ţelege să o achite de bunăvoie, poate să îl chem e în garanţie pe acesta din urmă.
Exem plificativ, sunt cereri de chem are în garanţie, când există o obligaţie d e p r a n ţ ie
în sarcina terţului stabilită legal cu acest titlu (cereri în garanţie) urm ătoarele:
212 D t U A N A X C IS A T H S O H A fti
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 72
- chem area în garanţie a vânzătorului de către cum părător, în ipoteza în care acesta
din urm ă este acţionat într-o revendicare im obiliară sau m obiliară (art. 1695 NCC);
- chem area în garanţie a donatorului de către donatar, în ipoteza în care acesta din
urm ă este acţionat într-o revendicare im obiliară sau m obiliară, dacă donatorul a prom is
expres garanţia sau dacă evicţiunea decurge din fapta sa (a vândut bunul donat către o
altă persoană, a donat bunul de două ori către două persoane diferite etc.) ori dintr-o
îm prejurare care afectează dreptul transm is, pe care a cunoscut-o şi nu a com unicat-o
donatarului la încheierea contractului (art. 101S alin. (1) NCC]. De asem enea, în ca 2ul
donaţiei cu sarcini, în lim ita valorii acestora, donatorul răspunde pentru evicţiune ca şi
cum părătorul [art. 1018 alin. (2) NCC];
-c h e m a re a în garanţie a celorlalţi co p ro p rie ta ri,în ipoteza în care unul dintre aceştia
este acţionat de un terţ într-o revendicare a fostului bun com un, după efectuarea parta
jului (art. 683 NCC).
2. P erso an ele care po t fo rm u la cerere d e chem are în garan ţie . Din dispoziţiile
art. 73 alin. (2) şi (3) NCPC, care fac referire la term enul d e depunere a cererii de chem are
în garanţie, rezultă că aceasta poate fi form ulată de reclam ant, intervenient principal şi
pârât.
In continuare, art. 72 alin. (2) NCPC m enţionează că ce l ch em a t in garanţie p o a te să
chem e în garanţie o oftă persoană.
Prin urm are, cererea de chem are în garanţie poate fi prom ovată de: reclam ant (spre
exem plu, reclam antul, cum părător al unui bun, introduce acţiune în revendicarea aces
tu ia de la persoana care pretinde că a r fi adevăratul titu lar al dreptului de proprietate,
form ulând totodată şi cerere de chem are în garanţie a vânzătorului pentru ca, în ipoteza
în care acţiunea sa în revendicare va fi respinsă ca neîntem eiată, chem atul în garanţie
să-i restituie preţul bunului, cheltuielile vânzării, precum şi celelalte sum e ce pot fi soli
citate în caz de evicţiune), pârât, intervenient principal şi ch em at în garanţie (chem ările
în garanţie succesive nefiind lim itate d e lege ca num ăr).
Cererea d e chem a re în garanţie nu p o a te f i fo rm u la tă de că tre intervenientul voluntar
accesoria, întrucât acesta nu poate fi obligat prin hotărârea judecătorească la executa
rea vreunei obligaţii în sarcina părţilor iniţiale (cu excepţia, eventual, a cheltuielilor de
judecată) şi nici nu poate pierde vreun drept dedus judecăţii, form ulând doar o sim plă
apărare în proces.
3. M odalităţi d e valo rificare a d re p tu lu i d e a fi garan tat sau d e sp ăgu b it. în măsura
în care există un proces în curs de desfăşurare, iar partea interesată form ulează în cadrul
acestuia cererea de chem are în garanţie a unei persoane care ar putea să-l despăgu
bească în ipoteza în care a r cădea în pretenţii, atunci suntem în prezenţa valorificării
dreptului de a fi garantat sau despăgubit p e cale incidentală.
Dacă însă partea interesată nu form ulează cererea de chem are în garanţie a persoa
nei respective în cadrul procesului în curs d e desfăşurare, aşteptând finalizarea sa, iar,
în m ăsura în care a căzut în pretenţii, prom ovează un proces distinct îm potriva acesteia,
solicitându-i despăgubiri pentru dreptul pe care l*a pierdut sau pentru obligaţia stabilită
în sarcina sa, suntem în prezenţa valorificării dreptului de a fi garantat sau despăgubit
p e ca le p rin cip a lă .
Noul Cod d e procedură civilă reglem entează în cadrul art. 72-74 N CPC cererea de
chem are în garanţie prom ovată pe cale incidentală. Cererea de chem are în garanţie
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 213
A rt. 73 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
form ulată pe cale p rin c ip a li este g u v e rn a ţi de regulile aplicabile cererii de chem are în
ju d e c a ţi.
Valorificarea pe cale in cid e n ta li a dreptului d e a fi garantat sau d e sp ig u b it prezintă
o serie de avantaje: chem atul în garanţie, devenind parte în proces, are dreptul de a pro
pune şi adm inistra probe, de a invoca excepţii procesuale, ce po t fi în sprijinul p ir ţ ii care
a form ulat cererea de chem are în garanţie, garantul având interesul să-i susţină poziţia,
pentru a nu fi adm isă cererea de chem are în garanţie; evitarea declanşării unui litigiu
ulterior vizând valorificarea acestui drept pe cale p rin c ip a li, prin h o tirâ re a judecăto
rească, instanţa fiind o b lig a ţi s i soluţioneze nu num ai cererea p rin c ip a li, dar şi cererea
de chem are în garanţie; econom ie de tim p şi cheltuieli; evitarea p ro n u n ţirii unor h o ti-
r ir i contradictorii.
Ca re g u li, m odalitatea în care dreptul de a fi garantat sau d e sp ig u b it va fi valorificat
(pe cale p rin c ip a li sau incidentală) este la alegerea p ă rţii interesate.
Prin excepţie, în cazurile expres prevăzute de lege, garantatu l este obligat să fo rm u
leze cererea de chem are în garanţie p e ca le incidentală, în caz contrar existând riscul ca
cererea sa d e chem are în garanţie prom ovată pe calea unui litigiu distinct s i fie re sp in si,
drept co n se cin ţi a invocării de c itre garant a excepţiei p rocesu lu i ră u < o n d u s (exceptio
m a li processus), ca a p i rare de fond d e natură să conducă la respingerea cererii ca neîn
tem eiată, considerându-se stinsă obligaţia de garanţie sau d e despăgubire.
Astfel, potrivit art. 1705 alin. (1) N CC, cum părătorul chem at în judecată de un terţ
care pretinde c i are drepturi asupra lucrului vând ut trebuie să îl chem e în cauză pe vân
zător. în cazul în care nu a fic u t-o , fiind condam nat prinţr-o hotărâre cu efect de lucru
judecat, pierde dreptul de garanţie d a c i v â n zito ru l dovedeşte că existau m otive sufici
ente pentru a se respinge cererea.
De asem enea, în conform itate cu art. 2310 alin. (2) NCC, fideiusorul care a plătit fără
a-l înştiinţa pe debitorul principal nu are acţiune îm potriva acestuia dacă, la m om entul
plăţii, debitorul avea m ijloacele pentru a declara stinsă datoria. în aceleaşi îm prejurări,
fideiusorul nu are acţiu ne îm potriva debitorului decât pentru sum ele pe care acesta a r fi
fost chem at să le p lit e a s c i,în m ăsura în care putea o pu ne creditorului m ijloace d e apă
rare pentru a obţine reducerea datoriei.
C O M E N T A R IU
1. Form a cererii. Potrivit art. 73 alin. (1) NCPC, cererea de chem are în garanţie va fi
făcută in fo rm a prevăzuta p en tru cererea de chem are în judecată.
Precizările făcute în cadrul com entariului vizând cererea de intervenţie voluntară
principală cu privire la fo rm a şi n u m ă ru l de exem plare sunt valabile în m od corespunză
to r şi în privinţa cererii de chem are în garanţie.
214 D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 73
în ceea ce priveşte conţinutul cererii de chem are în garanţie, acesta va fi cel prevă
zut pentru cererea de chem are în judecată, fiind reglem entat de art. 194 NCPC, cu m en
ţiunea că suplim entar se va specifica legătura d e subordonare ce ju stific i soluţionarea
acesteia îm preună cu cererea principală.
De asem enea, dispoziţiile art. 150 N CPC vizând înscrisurile anexate, a le art. 151 NCPC
privind cererea fo rm u la ţi prin reprezentant şi ale art. 152 N CPC referitoare la cererea
greşit d e n u m iţi sunt aplicabile în mod corespunzător şi cererii de chem are în garanţie.
Dată fiind natura sa ju rid ic i de veritabilă cerere d e chem are în judecată, precum şi
faptul că reprezintă o form ă de intervenţie forţată, potrivit dispoziţiilor art. 7 4 alin. (1)
NCPC, instanţa va com unico celui chem at în garanţie cererea $i cop ii de p e înscrisurile ce
o însoţesc, precum şi copii d e pe cererea de chem are în judecată, întâm pinare ş i de pe
înscrisurile de ia dosar.
2. Tim b rarea. în privinţa aspectului tim brării cererii de chem are în garanţie după
regulile aplicabile cererii principale, potrivit art. 10 din Legea nr. 146/1997, (ceea ce nu
în se a m n i că tim brajul este identic), prezentăm urm ătorul exem plu: cererea principală
având ca obiect revendicarea unui bun im obil se va tim bra prin raportare la valoarea de
circulaţie a bunului, iar cererea de chem are în garanţie se va tim bra la valoarea preten
ţiilo r concrete ce fac obiectul său (dacă prin cererea de chem are în garanţie se solicită
restituirea preţului plătit, acesta poate avea o valoare inferioară sau, dim potrivă, supe
rioară valorii de circulaţie a bunului la m om entul introducerii cererii, valorile avute în
vedere la calculul taxei d e tim bru fiind distincte).
Taxele judiciare de tim bru aferente cererii d e chem are în garanţie vo r fi avansate de
reclam antul, p â râ tu l sa u intervenientul p rin cip a l care a fo rm u lo t-o , su b sancţiunea a nu-
lir ii acesteia ca n e tim b ra ti sau, d u p i caz, ca insuficient tim brată.
3. Term enul de d e p u n e re a cererii de ch em are în garanţie
3.1. C ererea fo rm u la tă d e re cla m a n t sa u d e in te rv e n ie n tu l p rin cip a l. Potrivit art. 73
alin. (2) NCPC, cererea f ic u t i de reclam ant sau de intervenientul principal se va depune
cel m ai târziu p â n â la term inarea cercetării p rocesu lu i înaintea p rim e i instanţe.
M om entul term inării cercetării procesului este determ inat de art. 244 alin. (1) NCPC,
potrivit căruia când judecătorul se socoteşte lăm urit, prin încheiere, declară cercetarea
procesului încheiată şi fixează term en pentru dezbaterea fondului în şedinţă publică. în
practica judiciară anterioară noului cod, un atare m om ent era fixat prin declaraţia ju d e
c i torului în sensul constatări) cauzei în stare de ju d e c a ţi, nem aiexistând cereri d e form u
lat, probe de adm inistrat şi excepţii de invocat.
în prim ul rând, co nstatăm fap tu l că, spre d e o se b ire d e reglem entarea anterioară,
în care te rm e n u l lim ită era fixat la m om entul în ch id e rii d e zb aterilo r, p o trivit art. 62
alin. (2) C P C 1865, în prezentul cod această lim ită o constituie m om entul term inării cer
cetării procesului, situat anterior închiderii dezbaterilor. A c e a sti schim bare legislativă
este una firească, întrucât, pe de-o parte, m om entul term inării cercetării procesului
vizează lipsa altor cereri de form ulat, printre care se include şi această fo rm i de inter
ven ţie fo rţa ţi, iar, pe de altă parte, posibilitatea d e a depun e o atare cerere p â n i la închi
derea dezbaterilor sem nifica reluarea acestora şi poate ch iar şi a cercetării judecătoreşti,
dacă se im punea adm inistrarea d e probatorii suplim entare.
In al doilea rând, textul conferă în mod expres calitatea de a form ula o cerere de che
m are în garanţie şi intervenientului principol, întrucât cererea d e intervenţie voluntară
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 215
A rt. 74 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
principală este o veritabilă cerere de chem are în judecată îndreptată îm potriva părţilor
iniţiale, intervenientul principal fiind reclam ant în cadrul cererii sale.
în ceea ce priveşte stabilirea term enului în care poate fi depusă cererea de chem are
în garanţie în ipoteza în care în cadrul procesului este form ulată şi o cerere reconvenţio
nală, trebuie pornit de la ideea că în cadrul cererii reconvenţionale calităţile părţilor ini
ţiale su n t inversate, urm ând a se observa dacă cererea d e chem are în garanţie este su b
ordonată cererii principale sau cererii reconvenţionale.
Astfel, dacă pârâtul-redam ant form ulează cererea de chem are în garanţie, tinzând
a fi despăgubit în ipoteza respingerii cererii sale reconvenţionale, o va putea face pănă
la term inarea cercetării ju d ecă to re şti în fa ţa p rim e i instanţe, prin raportare ia art. 73
alin. (2) NCPC, acesta având calitatea de reclam ant în cererea reconvenţională. Dacă însă
cererea de chem are în garanţie este form ulată d e p â ri tul-reclam ant, urm ărind a fi des
păgubit pentru situaţia adm iterii cererii principale, o v a putea face în te rm e n u lp re v fc u t
pentru depunerea întâm pinării înaintea p rim e i instanţe, iar dacă întâm pinarea nu este
obligatorie, cel m ai târziu la p rim u l term en d e ju d eca tă , prin raportare la art. 73 alin. (3)
NCPC, acesta având calitatea de pârât în cererea principală. Cele arătate anterior sunt
aplicabile în m od co re sp u n ză to rii redam antului-pârât.
3.2. C ererea fo rm u la tă de p â r â t Potrivit art. 73 alin. (3) NCPC, cererea făcută de
pârât se va depune în term enul prevăzut pentru depunerea întâ m p ină rii înaintea p rim ei
instanţe, iar dacă întâm pinarea nu este obligatorie, cel m ai târziu Io p rim u l term en de
judecata.
Com entariul aferent cererii de chem are în judecată a altor persoane în privinţa ter
m enului în care poate fi form ulata cererea de către pârât, precum şi cel referitor la for
m ularea acesteia în diferite etape procesuale şi la sancţiunile care pot interveni sunt
valabile şi în ceea ce priveşte cererea de chem are în garanţie.
C O M E N T A R IU
1. A d m isib ilitate a în p rin cip iu 3 cererii de ch em are în garan ţie. Spre deosebire de
reglem entarea anterioară, care im punea faza adm isibilităţii în principiu num ai în privinţa
celo r două form e ale intervenţiei voluntare, noul Cod de procedură civilă extinde această
etapă prealabilă obligatorie şi în privinţa form elo r de intervenţie forţată reprezentate
d e chem area în judecată a altei persoane, chem area în garanţie şi arătarea titularului
dreptului.
216 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N Ţ I I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 74
Astfel, art. 7 4 alin. (2) NCPC face trim itere, pentru ipoteza cererii de chem are ?n
garanţie, la dispoziţiile art. 64 vizând adm isibilitatea în principiu a cererii de intervenţie
vo lu n tari.
Adm isibilitatea în principiu a acestei cereri se va discuta num ai după com unicarea
cererii de chem are în garanţie terţului ş i p ă rţilo r adverse, pentru asigurarea principiului
contradictorialităţii, precum ţi a dreptului fa a pâra re.
De altfel, dată fiind natura sa ju rid ică d e veritabilă cerere de chem are în judecată,
dar avându-se în vedere şi caracterul său incidental, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1)
NCPC, instanţa va com unica ce lu i ch em a t în garanţie cererea şi copii de pe înscrisurile
ce o însoţesc, precum şi copii de pe cererea de chem are ?n judecată, întâm pinare şi de
pe în scrisu rile de la dosar. în ipoteza în care cererea de chem are în garanţie este depusă
chiar în şedinţă, se va dispune am ânarea cauzei în vederea citării chem atului în garanţie
şi a celorlalte părţi adverse care nu sunt prezente la term en şi a efectuării com unicărilor
prevăzute de lege.
Cererea de chem are în garanţie se pune de către instanţă în discuţia contradicto
rie a p ă rţilo r la m om entul dezbaterii adm isibilităţii în principiu, prim ul căruia i se va da
cuvântul fiind persoana care a form ulat cererea, urm ând apoi partea adversă şi, în final,
cel chem at în garanţie. O rdinea a co rd ă rii cuvântului este distinctă faţă de cea din cadrul
adm isibilităţii în principiu a cererilor de intervenţie voluntară, întru cât treb uie avută în
vedere poziţia procesuală diferită a terţilor în cadrul cererii d e intervenţie faţă d e cea în
ansam blul procesului.
în m ăsura în care este necesară adm inistrarea unor p rob e suplim entare pentru
această dezbatere, instanţa are posibilitatea prorogării discutării adm isibilităţii în princi
piu a cererii de chem are în garanţie după adm inistrarea dovezilor respective.
Com entariile aferente cererilor d e intervenţie voluntară privitor la încheierea de
adm itere în principiu, la ordinea soluţionării aspectelor vizând tardivitatea, inadm isibi-
litatea, tim brarea sau nulitatea în raport de adm isibilitatea în principiu, la regim ul apli
cabil în privinţa căilo r de atac susceptibile de a fi exercitate îm potriva încheierii şi la sus
pendarea de drept a judecării cererii principale în ipoteza prom ovării unei căi de atac
îm potriva încheierii d e respingere a cererii sunt valab ile în m od corespunzător şi în pri
vinţa cererii d e intervenţie forţată ce face obiectul prezentei analize.
La m om entul pronunţării asupra adm isibilităţii în principiu a cererii de chem are în
garanţie, instanţa trebuie să aibă în vedere îm prejurarea ca între cererea de chem are în
judecată iniţială şi cererea de chem are în garanţie să existe o legătură de subordonare
ş i de dependenţă, soluţia dată cererii principale putând să determ ine şi soluţia ce se va
pronunţa asupra cererii d e chem are în p r a n ţ ie , aspect ce trebuie să se regăsească în
m otivarea încheierii, în funcţie de soluţia pronunţată. Prin urm are, instanţa va verifica,
făcând o analiză ipotetică, dacă, în ipoteza în co re p a rtea care a fo rm u la t cererea de che
m are în garanţie vo cădea în p re te n ţii [va pierde dreptul solicitat prin cererea principală
sau prin cererea de intervenţie voluntară principală (dacă este reclam ant sau interve
nient principal) ori se va stabili în sarcina sa o obligaţie prin hotărârea judecătorească
(dacă este pârât)], aceasta este în drept să obţină despăgubiri de la chem atul în garanţie,
ca o consecinţă directă a căderii sale în pretenţii.
Cererea de chem are în garanţie este inadm isibilă dacă este form ulată în cadrul litigi
ilor care nu presupun o prejudecare a fondului cererii principale, condiţie esenţială pen
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 217
A rt. 74 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
tru soluţionarea cererii de chem are în garanţie. Spre exem plu, cererea d e chem are în
garanţie nu e$te adm isibilă în m ateria ordonanţei preşedinţiale111.
A dm iterea în principiu a cererii de chem are în garanţie produce urm ătoarele efecte-.
a) ch em a tu l în garanţie devin e p a rte în proces. Există însă şi posibilitatea ca această
calitate să nu fie rezultatul adm iterii în principiu a cererii de chem are în garanţie, în
Ipoteza în care aceasta a fost îndreptată îm potriva unei persoane care avea deja calitatea
d e parte litigantă (spre exem plu, dacă cererea principală este form ulată în contradictoriu
atât cu com itentul, c i t şi cu prepusul său, în calitate de pârâţi, com itentul poate form ula
o cerere de chem are în garanţie îm potriva prepusului, care figurează d eja în calitate de
pârât);
b) operează prorogarea legală de com petenţă, prin raportare la art. 123 alin. (1)
NCPC, potrivit căruia cererile accesorii, adiţionale, precum şi cele incidentale se judecă de
instanţa com petentă pentru cererea principală, chiar dacă a r fi de com petenţa materială
sau teritorială a altei instanţe judecătoreşti, cu excepţia cererilor prevăzute la art. 120
(cereri privitoare la insolvenţă sau la concordatul preventiv).
Spre exem plu, com petenţa d e prim ă instanţă a judecătoriei atrasă de cererea prin
cipală. având ca o b iect revendicarea unui bun în valoare de 150.000 lei, se va extinde şi
asupra cererii de chem are în garanţie vi2ând pretenţii în cuantum de 300.000 lei, chiar
dacă în ipoteza introducerii sale pe cale principală aceasta din urm ă ar fi determ inat
com petenţa de soluţionare în p r im i instanţă a tribunalului;
c) operează punereo în întârziere a chem atului în garanţie fa ţâ de p a rtea care a fo r
m u la t cererea;
d) a re lo c întreruperea prescrip ţiei extinctive.
2. Poziţia în p ro ces a ch e m a tu lu i în garan ţie . Prin încheierea de adm itere în princi
piu a acestei form e de intervenţie forţată terţul dobândeşte calitatea de p a rte în proces
(cu excepţia situaţiei în care cel chem at în garanţie avea deja calitatea de parte litigantă,
anterior form ulării cererii de intervenţie forţată în discuţie), figurând cu denum irea de
ch em a t în g a ra n ţie. Dacă cererea d e chem are în garanţie este îndreptată îm potriva unei
părţi din proces, după adm iterea în principiu a cererii de intervenţie, aceasta va figura
cu denum irea com pusă, şi anum e, d u p l caz, de pârât-chem at în p r a n ţ ie , intervenient
p rin cip al-ch em atîn garanţie, re d am an t-ch e m atîn garanţie etc.
Ca urm are a adm iterii în principiu a cererii d e chem are în garanţie, instanţa este o bli
gată să se pronunţe asupra sa prin dispozitivul hotărârii fin a le . Astfel, în ipoteza în care
instanţa om ite să se pronunţe asupra cererii de chem are în garanţie prin dispozitivul
hotărârii judecătoreşti, partea are deschisă calea com pletării hotărârilor, reglem entată
d e art. 4 4 4 cu referire la art. 4 4 S NCPC.
D obândind calitatea de parte, chem atul în garanţie exercită drepturile ş i îşi asum ă
obligaţiile legale ale u n e i p ă rţi în proces (dreptul de a solicita am ânarea cauzei în ved e
rea pregătirii apărării sau am ânarea pronunţării pentru form ularea şi depunerea de con
cluzii scrise, dreptul de a propune probe şi d e a le adm inistra, dreptul de a form ula cereri
în cadrul procesului vizând recuzarea, străm utarea, suspendarea judecării cauzei, drep
tul de invoca excepţii procesuale, dreptul de a exercita acte procesuale de dispoziţie,
dreptul de a fi citat e tc ).
21S D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 74
Chem atul în garanţie n u are o p o ziţie subordonată în litigiu faţă de părţile iniţiale, ci
independentă, legea n e lim itâ n d u -iîn vreo m anieră drepturile în raport de cele avute de
restul părţilor.
Considerăm însă că cel ch em at în garanţie n u va p u tea renunţa fa ju d e ca re a cererii
de intervenţie, întrucât nu a fost form ulată de către acesta, singura în drept să efectueze
actul de dispoziţie m enţionat fiind partea care a prom ovat cererea.
Chem atul în garanţie are însă dreptul de a încheia o tranzacţie ju d icia ră îm preună cu
părţile iniţiale.
în ceea ce priveşte actele susceptibile de a fi form ulate de chem atul în garanţie, în
conform itate cu art. 7 4 alin. (3) NCPC, în term enul stabilit potrivit art. 65 alin. (3) NCPC,
cel chem at în garanţie trebuie să depună întâm pinare şi poate sâ form uleze cererea pre
văzută la art. 72 alin. (2) NCPC - chem are în garanţie a unei a lte p erso a n e.
Apreciem că instanţa are obligaţia acordării unui term en pentru form ularea şi depu
nerea întâm pinării, după adm iterea în principiu a cererii de chem are în garanţie, cu
excepţia cazului în care chem atul în garanţie prezent declară în m od expres că nu solicită
am ânarea cauzei în acest scop sau a ipotezei în care acesta a form ulat deja întâm pinare
în cauză, având în vedere că cererea de chem are în garanţie i-a fo st com unicată înainte
de discutarea adm isibilităţii sale în principiu, conferindu-i astfel posibilitatea întocm irii
acestui act de procedură.
Prin interm ediul întâm pinării, chem atul în garanţie, dată fiind poziţia sa indepen
dentă în proces, are posibilitatea de a form ula a p ă ră ri atât îm potriva cererii principale,
cât şi îm potriva cererii d e chem are în garanţie.
Chem atul în garanţie poate form ula, la rândul său, o aitâ cerere d e chem are în garan
ţie, n u m ă ru ll or nefiind lim itat {orice lim itare de drepturi necesitând prevedere expresă,
ceea ce nu există în acest caz), iar term enul de form ulare este cel prevăzut de dispoziţiile
art. 73 NCPC.
Apreciem că cel chem at în garanţie poate form ula cerere reconvenţională îm p o
triva celui care a prom ovat cererea de chem are în garanţie. în ceea ce priveşte term enul
de form ulare a cererii reconvenţionale, acesta va coincide cu term enul acordat pentru
depunerea întâm pinării.
Cel chem at în garanţie ar putea form ula cerere de intervenţie principa lă, în m ăsura în
care pretenţiile sale su n t îndreptate îm potriva părţii care nu a prom ovat cererea de che
m are în garanţie, întrucât chem atul în garanţie poate face cerere reconvenţională îm p o
triva părţii care a form ulat cererea de intervenţie forţată în discuţie.
Dat fiind faptul că art. 74 alin. (2) N CPC face trim itere la art. 65 alin. (1) şi (2) NCPC,
care se va aplica în m od corespunzător, rezultă că cel chem at în garanţie va prelua p ro
cedura în starea în care se află în m om entul adm iterii intervenţiei, d a r va putea solicita
adm inistrarea d e p rob e prin întâm pinare sau cel m ai târziu până la prim ul term en de
judecată ulterior adm iterii cererii de intervenţie. Actele de procedură ulterioare v o r fi
îndeplinite şi faţă de el.
Spre deosebire de ipoteza intervenţiilor voluntare, când terţului nu i se com unicau
actele de procedură existente în dosar, pentru ipoteza chem atului în garanţie, tocm ai
datorită faptului că acesta nu intervine în proces din propria sa iniţiativă, existând şi posi
bilitatea să nu aibă cunoştinţă de litigiu, art. 74 alin. (1J N CPC instituie o bligaţia com uni
cării către acesta a unor fotocopii de pe cererea de chem are în judecată, de pe întâm pi
nare, precum şi pe restul înscrisurilor depuse la dosar.
O su A Na r c is a Th so h a r i 219
A rt. 74 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Preluarea procedurii în starea în care se a fli în m om entul adm iterii intervenţiei are
sem nificaţia faptului că cel chem at în garanţie nu poate solicita repunerea în discuţie şi
în contradictoriu cu el a unor aspecte litigioase tranşate anterior (excepţii, precum şi alte
incidente procedurale), nu poate invoca nulităţi ale unor acte de procedură acoperite
între tim p, nu poate solicita readm inistrarea probatoriului şi în prezenţa sa (reaudie
rea unui martor, refacerea unei expertize, readm inistrarea probei cu interogatoriu etc.).
Chem atul ?n garanţie are însă dreptul să solicite încuviinţarea de probe, ceea ce a r putea
conduce ch iar şi la readm inistrarea unor dovezi anterioare, teza probatorie fiind însă
fimitată la dovedirea aspectelor noi învederate de intervenient.
A preciem că celui chem at în garanţie i se poate adm inistra proba cu interogatoriu,
având calitatea de parte în litigiu, însă n u p o a te f i a u d ia t ca m artor, calitate ce presupune
condiţia de persoană străină d e proces.
3. M o du l de so lu ţio n are a cererii d e ch em are în garan ţie. Ca regulă, soluţionarea
cererii d e chem are în garanţie se face odată cu cererea principală. Prin excepţie, dacă
judecarea cererii principale a r fi întârziată prin cererea de chem are în garanţie, instanţa
poate dispune disjungerea ei pentru a o judeca separat, fn acest din urm ă caz, judecarea
cererii de chem are în garanţie va fi suspendată până la soluţiona rea cererii principale.
M ăsura disjungerii cererii de chem are în garanţie va fi pusă în discuţio contradicto-
rie a p ă rţilo r La pronunţarea acestei soluţii, instanţa va aprecia în concret, în funcţie
de m om entul procesual în care se găseşte fiecare cerere sau de probatoriul necesar a
fi adm inistrat în continuare, dacă judecata cererii d e intervenţie im plică o am ânare a
soluţionării cererii principale. D epunerea tardivă a cererii de chem are în garanţie atrage
respingerea sa, iar nu soluţia disjungerii, pentru considerentele expuse la com entariul
aferent term enului Tn care poate fi depusă o atare cerere. Com entariul aferent cererii
d e intervenţie voluntară principală vizând m ăsura disjungerii este valabil şi în privinţa
prezentei cereri.
Prin a r t 74 alin. (4) teza finală NCPC se instituie o su sp en d a re de d rep t a ju d e c a *
rii cauzei, încadrată în textul art. 412 alin. (1) pct. 8 N C P C instanţa având posibilitatea
num ai de a constata incidenţa acesteia, iar nu de a aprecia în privinţa oportunităţii luării
m ăsurii. Această prevedere are caracter de noutate legislativă, în reglem entarea ante
rioară suspendarea judecăţii cererii de chem are în garanţie fiind lăsată la latitudinea
instanţei, care putea lua m ăsura în tem eiul dispoziţiilor art. 244 alin. (1) CPC 1865.
Asupra suspendării procesului, instanţa se va pronunţa prin încheiere, care poate fi
atacată cu recurs, în m od separat, la instanţa ierarhic superioară, prin raportare la d is
poziţiile art. 4 1 4 alin. (1) NCPC. Recursul poate fi declarat c i t tim p durează suspendarea
cursului judecării procesului, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol.
Su spendarea ju d ecării cererii principale atrage şi suspendarea cererii d e chem are în
garanţie, acest incident procedural operând în bloc.
Perim area cererii principale atrage şi perim area cererii de chem are în garanţie, con
cluzia decurgând din prevederile art. 419 NCPC, perim area producându*se asupra tu tu
ror părţilor din litigiu, indiferent de poziţia acestora procesuală, ca o consecinţă a carac
terului un itar al procesului.
So luţia cererii principale determ ină m odul de rezolvare a cererii de chem are în garan
ţie. Astfel, sub acest aspect, se im pun urm ătoarele precizări:
a) dacă cererea de chem are în garanţie a fo s t fo rm u la tă de că tre reclam ant, adm i
terea cererii principa le va atrage respingerea cererii de chem are în garanţie ca răm asă
fă ră ob iect. So luţia este justificată de faptul că reclam antul nu a pierdut dreptul pe care
220 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 74
I-a dedus spre soluţionare instanţei, nesubzistând în sarcina chem atului în garanţie obli
gaţia de a garanta sau de a despăgubi.
în această ipoteză, dacă pârâtul form ulează apel îm potriva sentinţei prim ei instanţe,
criticând soluţia de adm itere a cererii principale, reclam antul devenit intim at poate
declara un apel provocat îm potriva chem atului ?n garanţie, potrivit art. 473 NCPC, ca în
eventualitatea adm iterii apelului declarat de pârât şi a schim bării soluţiei prim ei instan
ţei în sensul respingerii cererii principale, cererea de chem are în garanţie form ulată de
reclam ant în faţa prim ei instanţe să fie adm isă.
Dacă intim atul-redam ant nu declară apel provocat, chem atul în garanţie, nefiind
parte în etapa apelului, va putea form ula cerere de intervenţie accesorie în sprijinul inti
m at ul u i-re d a mat;
b) d acâ cererea de chem are în garanţie a fo s t fo rm u la tă de că tre reclam ant; respin
gerea cererii principa le va atrage adm iterea cererii de chem are în garanţie. Soluţia este
justificată de faptul că reclam antul a pierdut dreptul pe care l-a dedus spre soluţionare
instanţei, caz în care în sarcina chem atului în garanţie s*a activat obligaţia de a garanta
sau de a despăgubi. Este de m enţionat însă faptul că adm iterea cererii d e chem are în
garanţie nu este o consecinţă necondiţionată a respingerii cererii principale, astfel încât
instanţa va proceda la analizarea distinctă a tem einiciei cererii incidentale. In ipoteza
în care aceasta nu este întem eiată, sim pla soluţie de respingere a cererii principale nu
determ ină şi adm iterea cererii de chem are în garanţie. Spre exem plu, dacă cererea de
chem are în garanţie a fost form ulată de re d am an tu l-cu m p ă ră to rşi are ca o b iect restitu
irea preţului vânzării unui bun d e către chem atul în garanţie-vânzător, soluţia de respin
gere a cererii principale vi 2ând revendicarea bunului de la un terţ posesor nu determ ină
în mod autom at şi adm iterea cererii incidentale, dacă nu s-a făcu t dovada faptului că
preţul bunului a fost efectiv plătit de reclam ant chem atului în garanţie.
în ipoteza respingerii cererii principale şi a adm iterii cereri? de chem are în garanţie,
reclam antul poate declara apei îm potriva soluţiei prim ei instanţe date cererii principale,
în situaţia respingerii atât a cererii principale, cât şi a celei d e chem are în garanţie, recla
m antul poate critica prin apelul său so luţiile date am belor cereri. D e asem enea, chem a
tu l în garanţie poate declara apel, criticând atât soluţia dată cererii principale, cât şi solu
ţia dată cererii de chem are în garanţie, în ipoteza în care aceasta din urmă a fost adm isă.
în m ăsura în care chem atul în garanţie nu form ulează cale de atac şi este adm is ape
lul prom ovat de reclam ant, fiind schim bată soluţia prim ei instanţe în sensul adm iterii
cererii principale, apreciem că instanţa va schim ba şi soluţia dată cererii de chem are în
garanţie, respingând-o ca ră m asă fă ră obiect, întrucât soluţionarea acestora este inter
dependentă.
în aceeaşi ordine de idei, în m ăsura în care reclam antul nu form ulează cale de atac,
aceasta fiind declarată num ai de către chem atul în garanţie de către reclam ant, care va
critica soluţia dată cererii principale, apreciem că adm iterea acestui apel va determ ina
adm iterea cererii principale, ch iar dacă reclam antul nu a form ulat apel;
c) d acă cererea de chem are în garanţie a fo s t fo rm u la tâ d e că tre p â r â t adm iterea
cererii principo le va a tra g e adm iterea cererii de chem are în garanţie. Soluţia este ju stifi
cată de faptul că prin hotărârea judecătorească s-a fixat o obligaţie în sarcina pârâtului,
caz în care pentru chem atul în garanţie s-a activat obligaţia de a garanta sau de a des
păgubi. Potrivit celor m enţionate la punctul anterior, adm iterea cererii de chem are în
garanţie nu este o consecinţă necondiţionată a adm iterii cererii principale.
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 221
A rt. 74 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
P ira tu l poate declara apel îm potriva so luţiei prim ei instanţe, criticând soluţia de
adm itere a cererii principale, în tim p ce chem atul în garanţie poate declara apel, criti
când atât soluţia d a t i cererii principale, cât ţi soluţia dată cererii de chem are în garanţie,
în m ăsura în care aceasta a fo st adm isă.
în ca 2ul în care chem atul în garanţie nu form ulează cale d e atac şi este adm is apelul
prom ovat de pârât, fiind sch im b at! soluţia prim ei instanţe în sensul respingerii cererii
principale, apreciem c i instanţa va schim ba şi soluţia dată cererii de chem are în garan
ţie, re sp in g ln d -o ca răm asă fă ră obiect, întrucât soluţionarea acestora este interdepen
dentă.
în aceeaşi ordine de idei, în m ăsura în care pârâtul nu form ulează cale de atac,
aceasta fiind declarată num ai de c it r e chem atul în garanţie de c it r e pârât, care va critica
soluţia dată cererii principale, apreciem că adm iterea acestui apel va determ ina respin
gerea cererii principale, ch iar d a c i pârâtul nu a form ulat apel;
d) dacâ cererea de chem are în garanţie a fo s t fo rm u la tă de câ t re pârât, respingerea
cererii principa le va atrage respingerea cererii de chem are în garanţie ca râ m a sâ fâ râ
obiect. Soluţia este justificată de faptul c i prin h o tirâ re a judecătorească nu s-a fixat vreo
obligaţie în sarcina pârâtului, nesub 2istând în sarcina chem atului în garanţie obligaţia de
a garanta sau de a despăgubi.
în această ipoteză, dacă reclam antul fo rm u le a zi apel îm potriva sentinţei prim ei
instanţe, criticând soluţia de respingere a cererii principale, pârâtul devenit intim at
poate declara un apel provocat îm potriva chem atului în garanţie, potrivit art. 473 NCPC,
ca în eventualitatea adm iterii apelului declarat de reclam ant şi a schim bării soluţiei pri
m ei instanţei în sensul adm iterii cererii principale, cererea de chem are în garanţie for
m ulată d e pârât în faţa prim ei instanţe s i fie adm isă.
Dacă intim atu l-pârât nu declară apel provocat, chem atul în garanţie nefiind parte în
etapa apelului va putea form ula cerere de intervenţie accesorie în sp rijin u l intim atului-
pârât.
în ceea ce priveşte recursul, noul Cod de p ro ce d u ri civilă a reglem entat posibilitatea
fo rm u lirii unui recurs incident şi provocat, în condiţiile art. 472 şi art. 473 NCPC, care
se a p lic i în m od c o re sp u n zi tor, însă cu respectarea m o tivelor de casare prevăzute de
art. 488 NCPC.
Având în vedere că între reclam ant şi chem at în garanţie nu e x iş ti, din punctul de
vedere al dreptului substanţial, raporturi ju rid ice ce ar putea fi tranşate în litigiul dedus
ju d e c iţii, instanţa se va pronunţa în două etape asupra cauzei.
Astfel, instanţa se va pronunţa m ai întâi asupra cererii principale, Ia r apoi asupra
cererii de chem are în garanţie, prin două dispoziţii distincte. Spre exem plu, o astfel de
m inută poate avea urm ătorul c o n ţin u t:,A d m ite cererea principală. A d m ite cererea de
chem are în garanţie fo rm u la tâ de pârât. O bligâ pârâtul să la se reclam antului în deplină
proprietate ş i liniştită posesie im obilul litigios. O bligă ch em a tu l în garanţie la piaţa câtre
p â râ t a su m e i de 50.000 lei, cu titlu de despăgubiri, reprezentând p re ţu l im o b ilu lu i şi
cheltuielile vânzării acestuia".
Dacă reclam antul re n u n ţi la judecarea cererii principale, cererea de chem are în
garanţie fo rm u la ţi de către reclam ant sau de către pârât ar trebui respinsă ca râm asă
fă ră obiect, din m om ent ce instanţa nu a statuat asupra existenţei dreptului dedus ju d e
căţii, respectiv nu a im pus vreo obligaţie în sarcina pârâtului.
în ceea ce priveşte obligaţia suportării cheltuielilo r de ju d eca tă , într-o opinie, în ipo
teza în care acţiunea principală prom ovată de reclam ant a fost respinsă ca neîntem eiată,
222 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N Ţ I I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 75
///. A ră ta re a titu la ru lu i d re p tu lu i
C O M E N T A R IU
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 223
A rt. 76 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
acţiu n e nega to r ie, acţiune d e partaj, acţiu ne de grăniţuire, acţiune posesorie etc.). iar
nu o acţiu ne personală sau m ixtă (acţiune ?n declararea nulităţii, acţiune în rezoluţiune,
acţiu n e în pretenţii etc.);
e ) între pârât şi terţul arătat ca titu lar al dreptului real trebuie să existe un raport
ju rid ic, care i-a conferit pârâtului posibilitatea d e a deţine bunul pentru terţ sau de a
exercita dreptul asupra bunului în num ele terţului (spre exem pfu, între pârât şi terţ s-a
încheiat un contract de locaţiune, închiriere, d e p o z it com odat e t c ) . Este de m enţionat
faptul rem arcat în literatura d e specialitate juridică"1că exercitarea unui drept cu privire
la bun nu presupune cu necesitate şi deţinerea m aterială a acestuia, aceasta fiind cauza
distincţiei operate în art. 75 N CPC („deţine un bun pentru altul” sau „exercită în num ele
altuia un drept asupra unui lucru");
f) ca regulă, exercitarea dreptului de a arăta titularul dreptului este la aprecierea
pârâtului, nefiind im pusă o obligaţie de acest gen în sarcina sa.
Spre exem plu, în cazul în care reclam antul form ulează cerere d e chem are în ju d e ca t!
având ca obiect partajarea unui bun im obil în contradictoriu cu pârâtul - detentor pre
ca r în tem eiul unui contract de locaţiune încheiat cu o terţă persoană care pretinde că
este titularul dreptului de proprietate asupra bunuiui, pârâtul are dreptul d e a form ula o
cerere d e arătare a titularului dreptului, indicându-l pe locatorul-coproprietar sau poate
invoca num ai excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, în m ăsura ?n care are sufici
ente dovezi pentru a proba că nu este titularul dreptului contestat, ci doar deţine bunul
sau exercită dreptul în num ele acestuia.
Prin derogare d e la regula m enţionată anterior, potrivit art. 865 alin. (2) lit. b) NCC,
titularii drepturilor corespunzătoare proprietăţii publice su n t obligaţi să îl introducă în
proces pe titularul dreptului d e proprietate publică, în condiţiile prevăzute de Codul de
procedură civilă.
C O M E N T A R IU
Sim ilar cererii d e chem are în judecată a altor persoane, apreciem că nici acest tip de
intervenţie forţată nu reprezintă o veritabilă cerere d e chem are în ju d eca ta ; conţinutul
său este restrâns la m otivarea în f a p t ş i în drept, prin raportare la art. 76 teza I NCPC,
care face referire exclusiv la obligaţia pârâtului de a m otiva cererea. Astfel, în privinţa
acestei form e de intervenţie, codul nu prevede, precum în ipoteza cererii de interven
ţie voluntară principala sau a cererii de chem are în garanţie, m enţiunea că va îm brăca
form a prevăzută pentru cererea de chem are în judecată.
Prevederile art. 77 alin. (4) NCPC, potrivit cărora dacă reclam antul nu este d e acord
cu înlocuirea sau când cel arătat ca titu lar nu se înfăţişează sau contestă cele susţinute
d e pârât, terţul dobândeşte calitatea de intervenient principa l, vizează calitatea terţului
în ansam blul litigiului iniţial, iar nu calitatea acestuia strict în cadrul cererii de arătare a
titularului dreptului. Astfel, apreciem c l în ca d ru l acestei cereri, poziţia procesuală de
1111. Leş, N o u l C o d d e p ro ce d u ră civilă. C o m e n ta riu p e a rtico le , vot. lr Ed. C .H . Beck, B u cu reşti, 2 0 1 1 , p. 129.
224 D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 77
reclam ant aparţine pârâtului iniţial, iar p o ziţia procesuală de p â râ t aparţine celui arătat
ca titu lar al dreptului, cu m enţiunea ca în cadrul procesului tn ansam blul său pârâtul va
figura cu această calitate, iar cel arătat ca titu lar al dreptului cu calitatea de intervenient
principal, după adm iterea cererii în principiu.
O biectul cererii d e arătare a titularului dreptului nu coincide cu obiectul cererii prin
cipale, nefiind reprezentat de drepturile pretinse de reclam ant, ci vizează indicarea p e r•
so a n e i în num ele câreia p â râ tu l deţine b u n u i sa u exercită d rep tu l asupra bunului.
Din punctul de vedere al fo rm e i, cererea d e arătare a titularului dreptului trebuie fo r«
m ulată în scris, pe suport m aterial clasic (hârtie) sau în form ă electronică, în acest ultim
caz dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute d e lege.
în tru câ t regula în m aterie d e form ă a cereri lor în ju stiţie o constituie form a scrisă, iar
în reglem entarea arătării titularului dreptului nu este specificată vre o excepţie, dispoziţi-
ile art. 148 alin. (2) N CPC posibilitatea form ulării orale a cererii, urm ată de consem narea
în încheierea de şedinţă, nu sunt aplicabile acestei cereri.
Apreciem că o atare cerere nu este supusă p lă ţii taxelor ju d icia re de tim bru, întrucât
obiectul său vizează exclusiv arătarea persoanei în num ele câreia pârâtul d eţin e bunul
sau exercită dreptul asupra bunului. De altfel, în ipoteza înlocuirii pârâtului iniţial cu ter
ţu l indicat ca titu lar al dreptului real, taxele aferente cererii principale au fost deja achi
tate. în situaţia în care terţul capătă poziţia de intervenient principal, acesta nu poate
dobândi drepturi în litigiu, decât în m ăsura în care form ulează, la rândul său, o cerere de
intervenţie p rincipa lă, supusă tim brării, dacă este cazul.
Conţinutul cererii de arătare a titularului dreptului este restrâns la m otivarea în fapt
şi în d re p t prin raportare la art. 76 NCPC, iar cererea de chem are în judecată, întâm pina
rea şi înscrisurile depuse la dosar se com unică terţului, în tem eiul art- 77 alin. (1) NCPC,
acestea din urm ă vizând pretenţiile reclam antului şi apărările pârâtului. M otivarea cere
rii se v a axa asupra faptului că terţul este persoana în num ele căreia pârâtul deţine bunul
sau exercită dreptul asupra bunului (titularul dreptului real).
Cererea se va depune înaintea prim ei instanţe în term enul p revă zu t p en tru depune-
rea întâm pinării, iar dacă întâm pinarea nu este obligatorie, cel m ai târziu la p rim u l ter
m en de judecată.
Com entariile aferente cererii de chem are în judecată a altor persoane în privinţa ter
m enului în care poate fi form ulată cererea de către pârât şi cele referitoare la form ularea
acesteia în diferite etape procesuale şi la sancţiunile ce po t interveni sunt valabile şi în
ceea ce priveşte cererea d e arătare a titularului dreptului.
O su A Na r c is a Th so h a r i 225
A rt. 77 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
226 D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T l T l U l II. P A R T IC IP A N Ţ I I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 77
so a n a în num ele căreia p â râ tu l deţine b u n u i sau exercită d rep tu l asupra bunului, aceste
aspecte trebuind să se regăsească în m otivarea încheierii, în funcţie de soluţia pronun
ţată, cu m enţiunea că judecătorul va trebui să nu antam eze tem einicia pretenţiilor recla
m antului iniţial şi nici dreptul terţului, pentru a nu-şi crea o stare de Incom patibilitate
determ inată d e antepronunţare.
Dacă cererea de arătare a titularului dreptului nu este form ulată de către pârât, ci de
reclam ant, spre exem plu, instanţa o va respinge ca inadm isibilă. In ipoteza în care recla
m antul doreşte introducerea în proces a unui n o u pârât, acesta are dreptul d e a form ula
cerere adiţională, în condiţiile art. 204 alin. (1) NCPC. Dacă cererea d e arătare a titula
rului dreptului este form ulată de p â râ t, Ia r terţul recunoaşte susţinerile pârâtului, recla
m antul, pentru dobândirea unui nou pârât în locul celui iniţial, va trebui sd consim tă la
înlocuirea sa, în tem eiul art. 7 7 alin. (3) N C P C
3. Poziţia în p ro ces a te rţu lu i in d ica t ca titu la r al d re p tu lu i. După adm iterea în prin-
cipiu a cererii de arătare a titularului dreptului, terţul indicat dobândeşte calitatea de
parte litfgantă. A cesta are o bligaţia de a fo rm u la întâm pinare, prin raportare la art. 77
alin. (2) cu trim itere la art. 65 alin. (3) NCPC.
In funcţie de poziţia procesuală exprim ată de reclam ant şi d e terţul indicat ca titular
al dreptului, acesta din urm ă va dobândi calitatea de p â râ t sau de interven ient principal,
cu urm ătoarele distincţii:
a) dacă terţul recunoaşte susţinerile pârâtului (printr-o cerere scrisă trim isă instanţei
sau verbal în sala d e şedinţă), iar reclam antul consim te, ch iar şi verbal (legea neprevă-
zând vreo condiţie de form ă specială pentru exprim area consim ţăm ântului reclam antu
lui la înlocuirea pârâtului) ca terţul să ia locul pârâtului iniţial, acesta din urm ă va fi scos
din proces prin dispoziţia instanţei, iar terţul va dobândi calitatea de p â râ t. fn acest caz,
terţul are posibilitatea form ulării unei cereri reconvenţionale îm potriva reclam antului
iniţial;
b} dacă terţul recunoaşte susţinerile pârâtului, însă reclam antul nu consim te ca
acesta să ia locului pârâtului iniţial, procesul va continua între toate aceste persoane,
terţul dobândind calitatea d e intervenient principal;
c) dacă terţul nu se înfăţişează în instanţă şi nu-şi exprim ă vreo poziţie procesuală,
independent d e poziţia adoptată de reclam ant, procesul va continua în tre reclam ant,
pârât şi terţ, acesta din urmă dobândind calitatea de interven ient principal;
d) dacă terţul se înfăţişează în instanţă, însă contestă cele susţinute d e pârât, inde
pendent de poziţia adoptată de reclam ant, procesul va continua între reclam ant, pârât şi
terţ, acesta din urm ă dobândind calitatea de intervenient p rin c ip a i
Este de m enţionat că, în ultim ele două ipoteze, dacă pârâtul îşi exprim ă expres a co r
dul, reclam antul îşi poate m odifica cererea iniţială su b aspectul cadrului procesual pasiv,
chem ând în judecată pe cel arătat ca titu lar al dreptului, ch iar dacă o atare cerere este
form ulată după prim ul term en d e judecată, prin raportare la art. 204 alin. (3) NCPC.
Terţul indicat ca titu lar al dreptului, dobândind calitatea de parte, va putea exercita
toate drepturile şi îşi va asu m a toate obligaţiile u n e i p ă rţi în proces. A cesta nu va putea
însă să renunţe la judecarea cererii de arătare a titularului dreptului, întrucât nu este cel
care a formulat*o, acest drept aparţinând num ai pârâtului.
4. M odu l de so lu ţio n are a cererii. Dat fiind obiectul acestei cereri, şi anum e indica-
rea persoanei pentru care pârâtul d eţin e un bun sau exercită un drept asupra bunului, în
m ăsura în care această persoană este titularul drep tu lu i reclam at, aspectul fiind dovedit
O su A Na r c is a Th so h a r i 227
A rt. 78 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
cu m aterialul probator adm inistrat în cauză, instanţa va pronunţa o soluţie de adm itere
a cererii de arătare a titularului dreptului. D a c i însă persoana respectivă nu este titularul
dreptului arătat, cererea de intervenţie forţată respectivă va fi respinsă. Soluţiile prezen
tate anterior vizează ipotezele specificate în art. 77 alin. (4) NCPC.
în ipoteza m enţionată în cadrul art. 77 alin. (3) NCPC, instanţa se va pronunţa asupra
cererii principale astfel cum a fost m odificată, fără a m ai statua şi în privinţa cererii de
arătare a titularului dreptului.
A preciem că trim iterea făcută de art. 77 alin. (4) la dispoziţiile art. 62 şi art. 64-66
NCPC are în vedere posibilitatea terţului, ?n ultim ele trei situaţii indicate anterior, de a
form ula la rândul său o cerere de intervenţie v o lu n ta ri principa lă, altfel nefiind Justifi
cată reluarea procedurii adm isibilităţii în principiu a cererii. D e a lt fe l în m ăsura în care o
parte nu form ulează vreo pretenţie, nu po t fi stabilite drepturi în favoarea sa.
Dacă terţul nu form ulează vreo cerere îm potriva părţilor iniţiale, apreciem că acesta
n u poate obţine d rep tu ri prin hotărârea judecătorească, însă soluţia pronunţată asupra
cererii principale îi va fi opozabilă.
C O M E N T A R IU
22S D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 78
în afară de cele două ipoteze, în care instanţa va proceda la introducerea din oficiu
a unor terţe persoane în litigiu, după punerea acestui aspect în discuţia contradictorie a
părţilor iniţiale, însă independent d e p o ziţia procesuală exprim ată de acestea, de opozi
ţie sau de accept, art. 78 alin. (2) N CPC reglem entează situaţia generică în m aterie con-
ten cio asă şi anum e aceea a p o sibilităţii instanţei de a pune în discuţie necesitatea intro
ducerii în cauză a altor persoane.
Ca atare, în m aterie contencioasă, dacă legea nu prevede în m od expres dreptul
instanţei de a introduce din oficiu terţi în proces, p â rţiie iniţiate au d rep tu l sâ hotârascâ
dacâ s e vo r ju d e c a sau n u în contradictoriu $i cu p e rso a n a arâtatâ de instanţă.
Dacă părţile iniţiale s u n t de o co rd cu introducerea ?n cauză a terţului, aceasta se va
produce ca urm are a consim ţăm ântului lor, instanţa luând act în consecinţă.
Dacă p â rţiie iniţiale n u su n t de aco rd cu introducerea în cauză a persoanei indicate de
instanţă, terţul nu va deveni parte în proces, însă, în m ăsura în care o atare introducere
era necesară, instanţa va respin ge acţiunea, fără a se pronunţa asupra tem einiciei sale.
Considerăm că în acest caz, în m od c o n c re t instanţa va proceda la respingerea acţiu
nii ca inadm isibilă, tocm ai pentru considerentul că aceasta trebuia soluţionată într-un
cadru procesual distinct. Soluţia de respingere ca inadm isibilă se im pune în situaţia în
care părţile iniţiale au calitate procesuală activă sau pasivă, însă este necesară com ple
tarea cadrului procesual cu o a treia parte (spre exem plu, se solicită declararea nulităţii
absolute a unui act ju rid ic civil de către un terţ în contradictoriu num ai cu unele dintre
părţile acestuia).
Din m odul de redactare a art. 78 alin. (2) teza a ll-a N CPC, apreciem că introducerea
terţului în cauză poate avea loc şi în situaţia în care num ai una dintre p â rţi so licitâ acest
lucru, nefiind necesar acordul tu tu ro r părţilor iniţiale. De asem enea, solicitarea poate
proveni nu num ai de la reclam ant, d a r şi de la pârât, ceea ce înseam nă că introducerea
unui terţ în cauză, la iniţiativa instanţei, nu operează, în toate cazurile, în tem eiul m odi
ficării acţiunii iniţiale su b aspectul cadrului procesual pasiv, din m om ent ce pentru pârât
nu există o atare opţiune. Prin urm are, p â râ tu l n u are d rep tu l sd m odifice acţiunea p rin
cipală, însă, în tem eiul art. 78 alin. (2) NCPC, p o a te solicita introducerea în cauzâ a unui
terţ, ia p ropu nerea instanţei, iar introducerea terţului în proces va opera.
Articolul 78 afin. (3) NCPC. potrivit căruia introducerea în cauză din oficiu a un or per
soane se dispune p rin încheiere, p â n â la term inarea p rocesu lu i înaintea p rim ei instanţe,
va avea ?n vedere nu num ai situaţiile prevăzute de art. 78 alin. (1) N CPC (în m aterie con
tencioasă, în cazurile expres prevăzute de lege, iar în m aterie necontencioasă, în toate
cazurile), cl şi situaţia ce se desprind e din art. 7 8 alin. (2) N CPC (în m aterie contencioasă,
când nu există o prevedere expresă pentru a conferi dreptul instanţei de a introduce din
oficiu o altă persoană în proces), când una dintre părţi solicită introducerea în cauză a
unui terţ, la propunerea instanţei. De altfel, o atare interpretare rezultă şi d in poziţiona
rea textelor şi din îm prejurarea că art. 78 alin. (3) N CPC nu introduce vreo distincţie în
acest sens.
M om entul term inării cercetării procesului este determ inat de art. 244 alin. (1) NCPC,
potrivit căruia când judecătorul se socoteşte lăm urit, prin încheiere, declară cercetarea
p rocesu lu i încheiată pi fixe a ză term en în şedinţă publică. în practica judiciară anterioară
noului cod, un atare m om ent era fixat prin declaraţia judecătorului în sensul constatării
cauzei în stare de judecată, nem aiexistând cereri de form ulat, probe de adm inistrat ţi
excepţii de invocat.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 229
A rt. 79 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
230 D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T l T l U l II. P A R T IC IP A N Ţ II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 79
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 231
A rt. 79 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
p â r â tu lu i-în m ăsura în care reclam antul nu form ulează cerere m odificatoare, hotărârea
pronunţată de adm itere a acţiunii Ti va fi opozabilă terţului Intervenient, d a r acesta nu
va putea fi obligat la cheltuieli de judecată, în tim p ce pârâtul iniţial va fi obligat num ai la
partea sa din aceste cheltuieli, obligaţia suportării cheltuielilor de ju decată în acest caz
fiind divizibilă.
în ceea ce priveşte însă litigiul de partaj, dată fiind dubla calitate de redam ant-pârât
a fiecărei părţi din litigiu, apreciem că intervenientul p o a te f i obligat sa u i s e p o t stabili
d rep tu ri în favoarea sa prin hotărârea judecătorească.
A preciem că instanţa nu va fi obligată, precum în cazul celorlalte cereri de inter
venţie, să se pronunţe asupra introducerii în proces a terţului prin dispozitivul hotărâ
rii finale, întrucât în cauză nu s-a form ulat o cerere, terţul fiind introdus din dispoziţia
instanţei prin încheiere.
Terţul introdus în litigiu, dobândind calitatea de parte, se va bucura de independenţă
procesuală, putând efectua actele procesuale puse de lege la dispoziţia părţilor.
Spre exem plu, terţul intervenient are dreptul de a solicita am ânarea cauzei în ved e
rea pregătirii apărării sau am ânarea pronunţării pentru form ularea şi depunerea de con
clu zii scrise, dreptul de a propune probe şi d e a le adm inistra, dreptul de a form ula cereri
în cadrul procesului vizând recuzarea, străm utarea, suspendarea judecării cauzei, drep
tul de invoca excepţii procesuale, dreptul de a exercita acte procesuale de dispoziţie,
dreptul de a fi citat etc.
în ceea ce priveşte actele de procedură susceptibile a fi form ulate d e terţul interve
nient, apreciem că acesta n u p o a te prom o va cerere reconvenţională, în tru câ t introduce
rea sa în proces vizează, de principiu, num ai obligativitatea suportării efectelor hotărârii
judecătoreşti pronunţate în cauză între părţile iniţiale. în m ăsura în care introducerea sa
în proces este rezultatul m odificării a cţiu n ii iniţiale, la propunerea instanţei, terţul deve
nit pârât a r putea form ula cerere reconvenţională.
Terţul intervenient poate form ula însă cerere de intervenţie p rin cip a lă în contradic
toriu cu părţile iniţiale, dacă are pretenţii proprii de valorificat îm potriva părţilor iniţiale.
De asem enea, apreciem că, de regulă, terţul intervenient forţat n u a r p u tea fo rm u la
o cerere de chem are în garanţie, întrucât nu ar putea fi obligat ia plata unor despăgubiri
în litigiul în care a fo st introdus, fiind chem at exclusiv pentru opozabilitate, sau nu i s-ar
putea respinge o pretenţie, îm prejurare ce a r putea da naştere obligaţiei de dezdăunare,
întru cât nu a form ulat nicio cerere în acest sens. în m ăsura în care introducerea sa în
proces este rezultatul m o d ifică rii a cţiu n ii iniţiale, la propunerea instanţei, terţul devenit
pârât ar putea form ula cerere de chem are în garanţie.
Preluarea proced urii \n starea în care se află în m om entul introducerii terţului în pro
ce s are sem nificaţia faptului că terţul nu poate solicita repunerea în discuţie şi în con
tradictoriu cu el a unor aspecte litigioase tranşate anterior (excepţii, precum şi alte inci
dente procedurale), nu poate invoca nulităţi ale unor acte d e procedură acoperite între
tim p. Spre deosebire de celelalte form e de intervenţie, terţul introdus în proces va putea
solicita readm inistrarea probatoriului pi în prezenţa sa (reaudierea unui martor, reface
rea unei expertize, readm inistrarea probei cu interogatoriu etc.). Totodată, intervenien
tul are dreptul să solicite încuviinţarea u n o r p rob e noi.
A preciem că terţului intervenient i se poate adm inistra proba cu interogatoriu, având
calitatea de parte în litigiu, neputând fi însă audiat ca martor, calitate ce presupune con
diţia de persoană străină d e proces.
232 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 80
S e c ţiu n e a a 4 -a . R e p re ze n ta re a
p ă r ţilo r in ju d e c a ta
C O M E N T A R IU
1. N oţiun ea reprezentării în ju d ecată şi dreptul de a fi reprezentat. în cursul proce
sului, părţile au obligaţii procedurale de executat şi drepturi procedurale de exercitat.
Legea conferă părţii posibilitatea de a-şi exercita drepturile procedurale personal sau
prin reprezentant.
Instituţia reprezentării în procesul civil vizează procedeul ju rid ic în care o persoană,
num ita reprezentant, îndeplineşte acte de p ro ce d u ri în num ele şi pe seam a unei părţi
din proces, efectele actului în d e p lin it producându-se direct faţă d e parte.
Regula în m ateria reprezentării este aceea că partea are libertatea de a opta dacă îşi
va exercita drepturile procedurale personal sau prin reprezentant.
Dreptul de a fi reprezentat nu este însă unul absolut, legea putând im pune în mod
expres o serie de lim itări. Astfel, în cadrul procedurii divorţului, potrivit art. 920 alin. (1)
NCPC, în faţa instanţelor de fond, părţile se vo r înfăţişa în persoană, afară num ai dacă unul
dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate, este îm piedicat de o boală gravă,
este pus sub interdicţie judecătorească, are reşedinţa în străinătate sau se află într-o altă
asem enea situaţie, care îl îm piedică să se prezinte personal; în astfel de cazuri, cel în
cauză s e v a putea înfăţişa prin avocat, m andatar sau, după caz, prin tutore ori curator. De
asem enea, în conform itate cu art. 353 NCPC, reprezentantul legai al unei persoane lipsite
de capacitate de exerciţiu sau cel care asistă persoana cu capacitate de exerciţiu restrânsă
poate fi chem at personal la interogatoriu num ai în legătură cu actele încheiate şi faptele
săvârşite în această calitate, de unde rezultă că pentru restul actelor şi fap telo r părţii
num ai aceasta poate răspunde la interogatoriu. De altfel, în vederea adm inistrării acestei
probe, partea este citată cu m enţiunea „personal la interogatoriu".
2. C lasificarea rep rezentării p ă rţilo r în ju d e cată . Reprezentarea părţilor în proce
sul civil poate fi legală, convenţională sau ju diciară. Cele trei tipuri de reprezentare sunt
avute în vedere în alin. (2), (3) şi respectiv alin. (4) ale art. 80 NCPC.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 233
A rt. 80 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
2.1. R e p re zen ta rea legafâ. Articolul 80 alin. (2) N CPC reglem entează ipoteza repre
zentării legale care intervine Tn cazul în care partea este o persoană fizică lipsită de capa
citate de exerciţiu. Pentru persoanele fizice lipsite d e capacitate d e folosinţă (decedate),
problem a reprezentării nu se pune, acestea n e p u tln d fi părţi în proces, prin raportare la
art. 5 6 alin. (1) NCPC.
Reprezentanţii legali ai perso a n elo r fizic e po t fi părinţii (fiind su ficien t un singur
părinte pentru o reprezentare valabilă a părţii m inore) şi tutorele.
Deşi art. 80 alin. (2) N CPC face referire exclusiv la persoanele fizice, reprezentarea
legală intervine şi în cazul perso a n elo r juridice.
Astfel, potrivit art. 209 NCC, persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte
obligaţiile prin organele sale de adm inistrare, de la data constituirii lor"1. Ca atare, repre
zentanţii legali ai persoanelor ju rid ice sunt adm inistratorii acestora.
Tn ipoteza lipsei organelor de adm inistrare, art. 220 alin. (1) N CC prevede că până la
data constituirii o rganelor de adm inistrare, exercitarea drepturilor şi îndeplinirea o bli
gaţiilo r care privesc persoana juridică se fac de către fondatori ori de către persoanele
fizice sau persoanele ju rid ice desem nate în acest scop.
De asem enea, potrivit art. B l alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, preşedintele asociaţiei de p ro p rie
tari reprezintă asociaţia de proprietari în relaţiile cu terţii, inclusiv în acţiunile iniţiate
de asociaţie îm potriva unui proprietar care nu şi-a îndeplinit obligaţiile faţă de asociaţie
sau în procesele iniţiate de un proprietar care contestă o hotărâre a adunării generale a
proprietarilor. Acesta reprezintă un alt caz de reprezentare legală, nefiind necesar ca pre
şedintele asociaţiei de proprietari să prezinte un m andat din partea adunării generale,
fiind ca atare suficient să facă dovada faptului că este preşedintele asociaţiei, prin depu
nerea la d o sa rîn fotocopie certificată pentru conform itate cu originalul a actului din care
rezultă calitatea sa de preşedinte.
în m ăsura în care, din diferite m otive, preşedintele nu îşi poate în d ep lin i obligaţia
legală d e a reprezenta asociaţia în justiţie, acesta are posibilitatea să acorde m andat unei
alte persoane, care poate fi inclusiv adm inistratorul asociaţiei, însă reprezentarea va fi
una convenţională, iar nu legală, fiind necesară întrunirea tuturor condiţiilor prevăzute
d e lege pentru o atare reprezentare.
Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a adm inistraţiei publice locale, repu
blicată, unităţile adm inistrat!v-teritoriale sunt com unele, oraşele, m unicipiile şi judeţele.
în conform itate cu art. 21 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, în justiţie, unităţile adm i-
nistrativ-teritoriale sunt reprezentate, după caz, de prim ar (în cazul reprezentării com u
nei, oraşului sau m unicipiului) sau de preşedintele consiliului ju d eţean (în cazul reprezen
tării ju deţulu i), aceasta fiind un caz de reprezentare legală. Potrivit alin. (21) al aceluiaşi
articol, introdus prin Legea nr. 74/2012, pentru apărarea intereselor unităţilor adm inis-
trativ-teritoriale, prim arul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, stă în judecată ca
reprezentant legal şi nu în num e personal.
Prim arul, respectiv preşedintele consiliului ju deţean, poate îm puternici o persoană
cu studii superioare ju rid ice de lungă durată din cadrul aparatului d e specialitate al pri-
234 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 80
m ărului, respectiv al consiliului ju d eţean 111, sau un avocat care sâ reprezinte în justiţie
interesele unităţii adm inistrat!v-teritoriale, precum şi ale autorităţilor adm inistraţiei
publice locale respective [art. 21 alin. (3) din lege], caz în care ne vom afla în prezenţa
unei reprezentări convenţionale.
în cazul entităţii fă ră personalitate ju rid ică , prin raportare la art. 110 NCPC, repre
zentantul acesteia este persoana căreia, potrivit înţelegerii dintre m em bri, i s-a încredin
ţat conducerea sau adm inistrarea, iar, în lipsa unei asem enea persoane, oricare dintre
m em brii entităţii respective.
2.2. R ep rezen ta rea con ven ţio n a lă . Potrivit art. 80 alin. (3) NCPC, părţile po t să stea
în judecată prinţr-un reprezentant ales, în condiţiile legii, cu excepţia cazului în care
legea im pune prezenţa lor personală în faţa instanţei.
Reprezentarea convenţională presupune încheierea în tre partea reprezentată şi
reprezentant a unui contract de m andat (în ipoteza reprezentantului-m andatar neavo-
cat), a unui contract de m uncă sau raport de serviciu (în ipoteza re prezenta ntu Iu i-consi-
lier ju rid ic) sau a unui contract de asistenţă juridică (în ipoteza reprezentantului-avocat),
fiecare dintre acestea prevăzând în esenţă dreptul şi, totodată, obligaţia de reprezentare
a părţii.
2.3. R ep rezen ta rea ju d ic ia ră . Potrivit art. 8 0 alin. (4) NCPC, când legea prevede sau
când circum stanţele cauzei o im pun pentru a se asigura dreptul la un proces echitabil,
judecătorul poate num i pentru oricare parte din proces un reprezentant în condiţiile
art. 58 alin. (3), arătând în încheiere lim itele şi durata reprezentării.
în conform itate cu art. 58 alin. (3) NCPC, num irea curatorilor sp e cia li se va face de
instanţa care ju d e că procesul, dintre avocaţii anum e desem naţi în acest scop de barou
pentru fiecare instanţa judecătorească. Curatorul special are toate drepturile şi obligaţi
ile prevăzute d e lege pentru reprezentantul legal.
Spre deosebire de curatorii din m ateria dreptului civil, curatorii speciali prevăzuţi de
art. 5 8 NCPC su n t num iţi de instanţa care ju d e că procesul (iar nu de instanţa de tutelă)
şi sunt avocaţi anum e desem naţi în acest scop de barou pentru fiecare instanţă ju d e
cătorească (iar nu pot fi orice persoană fizică având capacitate deplină d e exerciţiu şi
în m ăsură să îndeplinească această sarcină). în vederea num irii curatorului special, în
m ăsura în care baroul corespunzător nu a transm is în prealabil instanţei judecătoreşti
lista cu avocaţii desem naţi a îndeplini însărcinarea de curator special, instanţa va em ite o
adresă către acesta pentru a desem na până la urm ătorul term en de judecată un avocat
în sensul indicat.
Ca atare, reprezentarea ju diciară are în vedere situaţia în care reprezentantul părţii
este num it de către instanţă, aceasta intervenind în două ipoteze:
a) când legea prevede în m o d expres o bligaţia instanţei de a num i un curator sp e
cial pentru reprezentarea părţii, subsum ând u-se acestei ipoteze cazurile enum erate de
art. 58 alin. (1) şi (2) NCPC;
b) când circum stanţele cauzei o im pun pentru a s e asigura d rep tu l p ă rţii la un proces
echitabil.
10 In co n fo rm itate o j art. 21 alin. {4) d in Le ge a nr. 2 25 /2 00 1, unitatea adm in istra tiv-terito ria lă a re d re p tu l să
ben e ficie ze d e a co p e rire a c h e ltu ie lilo r d e ju d e ca tă stabilite în baza hotărârii in stan ţe i d e ju d e ca tă . In clu siv în
situaţia în ca re reprezentarea In ju s tiţie este a sig u ra ta d e u n co n silie r ju rid ic d in ap aratu l d e sp e cia lita te al pri
m aru lu i, re sp e ctiv al co n siliu lu i jud eţean.
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 235
A rt. 80 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
A preciem că această ipote2ă are în vedere situaţia în care partea, din ca m a bătrâne
ţii, a bolii sau a unei infirm ităţi fizice, deşi capabilă, nu poate, personal, să-şi apere inte
resele în condiţii corespunzătoare şi, din m otive tem einice, nu îşi poate numi un repre
zentant convenţional.
4
De asem enea, o altă situaţie ar putea fi aceea în care partea a disp ărut fără a exista
Inform aţii despre ea şi nu a lăsat un m andatar. în aceste cazuri, ch iar şi în ipoteza în care
partea are num it un curator de către instanţa de tutelă, instanţa care judecă procesul îi
poate desem na un cu ra to r special, în condiţiile art. 58 NCPC.
în încheierea de num ire a curatorului special, instanţa care ju d e că procesul va arăta
lim itele (spre exem plu, dacă acesta poate sau nu să facă acte de dispoziţie în num ele
părţii) şi durata reprezentării.
în m ăsura în care este autorizat de instanţa care l-a num it, adm inistratorul-sechestru
desem nat în m ateria sechestrului ju d icia r va putea sta în judecată în num ele părţilor liti
gante cu privire la bunul pus sub sechestru, prin raportare la dispoziţiile art. 975 alin. (2)
teza a I l-a NCPC, acesta fiind un alt caz de reprezentare judiciară.
3. A sistare a reprezentantului de către avo cat sau co n silie r ju rid ic . Ca regulă, când
reprezentarea este legaiâ sa u ju d icia ră , asistarea reprezentantului de către avocat sau
d e consilier ju rid ic n u este obligatorie.
Prin excepţie, potrivit art. 83 alin. (3) NCPC, la care face trim itere art. 80 alin. {5)
NCPC, la redactarea cererii ş i a m otivelo r d e recurs, precum ş i în exercitarea ş i susţinerea
recursului, perso anele fizic e vo r fi asistate şi, după caz, reprezentate, sub sancţiunea
nulităţii, num ai de către un avocat, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor prevăzute
la art. 13 alin. (2) (când partea sau m andatarul acesteia, so ţ sau rudă până la gradul al
doilea inclusiv, este licenţiată în drept).
Ca atare, în cazul reprezentării legale sau judiciare a persoanelor fizice, dacă m a nda
tarul este so ţ sa u ru d ă ca partea p â n ă la g ra d u l o l doilea inclusiv ş i este licen ţia t tn drept,
asistarea acestuia d e către avocat nu este cerută nici în etapa procesuolă a recursului. în
această situaţie, m andatarul (so ţ sau ruda cu partea până ia gradul al doilea inclusiv şi
licenţiat în drept) poate reprezenta partea în faţa oricărei instanţe, indiferent de etapa
procesuală.
în ceea ce priveşte reprezentarea legală sau judiciară a persoanelor ju rid ice, întrucât
nu se poate pune problem a rudeniei m andatarului cu persoana ju rid ică, în etapa proce
suală a recursului există obligaţia legală a asistării m andatarului de către avocat sau de
consilier ju rid ic, prin raportare la art. 8 0 alin. (5) N CPC, care face trim itere la art. 84
alin. (2) NCPC. în conform itate cu acest din urm ă articol, la redactarea cererii şi a m otivelor
d e recurs, precum şi în exercitarea şi susţinerea recursului, perso a n ele ju rid ice vo r fi
asistate şi, după caz, reprezentate, sub sancţiunea nulităţii, num ai de către un avocat sau
co n silier ju rid ic, în condiţiile legii. în acest context, este de m enţionat prevederea art. XI
din le g e a nr. 2/2013 privind unele m ăsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti,
potrivit căreia, în aplicarea dispoziţiilor art. 13 alin. (2) N CPC, în cazul instanţelor ju d e că
toreşti şi parchetelor, în recurs, cererile şi concluziile pot fi form ulate şi susţinute de
către preşedintele instanţei sau de către conducătorul parchetului, de către consilierul
ju rid ic ori de către judecătorul sau procurorul desem nat, în acest scop, de preşedintele
instanţei ori de conducătorul parchetului.
236 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N Ţ II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 81
C O M E N T A R IU
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 237
A rt. 82 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
238 D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 82
desem nare a tutorelui în copie legalizată (în ipoteza reprezentantului tutore), procura ?n
original sau în copie legalizată (în ipoteza reprezentăriiconvenţionale prin m andatar nea
vocat), îm puternicirea avocaţială în original (în ipoteza reprezentării prin avocat), dele
gaţia/îm puternicirea d e reprezentare ju rid ică în original (în ipoteza reprezentării prin
consilier ju rid ic), un extras din registrul public în care este m enţionată calitatea de adm i
nistrator (în ipoteza reprezentării legale a persoanei ju rid ice de drept privat; spre exem
plu, un extras eliberat de Oficiul Registrului Com erţului), un extras din care să rezulte
dreptul organului de conducere sau al reprezentantului desem nat de entitatea fără per
sonalitate juridică.
în al treilea rând, spre deosebire de reglem entarea anterioară, care în cuprinsul
art. 161 alin. ( 1 ) C P C 1865 prevedea posibilitatea instanţei de a acorda un term en pentru
com plinirea lipsurilor, în prezent, noul Cod d e procedură civilă instituie o obligaţie în
acest sens în sarcina instanţei.
Astfel, în cazul reprezentării convenţionale, dacă atât partea - persoana fizică, cât
şi pretinsul său reprezentant - neavocat sunt prezenţi Tn sala de şedinţă şi este sesizată
lipsa de 1a dosar a dovezii calităţii de reprezentant, instanţa va întreba partea dacă înţe
lege să fie reprezentată în ju stiţie de către pretinsul m andatar, iar, în caz afirm ativ, partea
va da o declaraţie verbafâ în acest sens în faţa instanţei, specificând totodată lim itele şi
durata reprezentării, aspecte ce se vo r consem na în încheierea de şedinţă, potrivit dispo
ziţiilor art. 85 alin. (2) NCPC. în acest caz, instanţa nu va m ai proceda la am ânarea cauzei,
întrucât lipsa sesizată a fost acoperită.
Dacă partea - persoana fizică, cât şi pretinsul său reprezentant - avocat su n t pre
zenţi în sala de şedinţă şi este sesizată lipsa d e ia dosar a dovezii calităţii d e reprezentant,
instanţa poate pune în vedere avocatului să depună la dosar îm puternicirea avocaţială,
în m ăsura în care aceasta se găseşte în posesia sa, în caz contrar instanţa fiind obligată să
am âne judecarea cauzei şi să acorde un term en pentru efectuarea acestei dovezi, partea
neputând face declaraţia verbală de îm puternicire prevăzută de art. 85 alin. (2) NCPC,
întrucât aceste dispoziţii vizează num ai reprezentarea prin m andatar neavocat.
Dacă în şedinţă este prezent num ai pretinsul reprezentant, iar dovada calităţii sale nu
poate fi depusă ch iar la acel term en, instanţa va am âna cauza şi va acorda un term en,
punându-i în vedere reprezentantului să facă dovada calităţii sale, sub sancţiunea anulă
rii cererii, citând totodată partea cu m enţiunea respectivă.
în ipoteza în care nici partea şi nici pretinsul său reprezentant nu sunt prezenţi în sala
de judecată la term enul la care a fost sesizată lipsa dovezii respective, instanţa va am âna
cauza şi va cito partea cu m enţiunea de a face dovada calităţii de reprezentant, su b sanc
ţiunea anulării cererii. Apreciem că o atare citare se va efectua ch iar dacă partea are ter
m en ?n cunoştinţă, această instituţie vizând num ai data procesului şi locul desfăşurării
sale, iar nu şi eventualele dispoziţii luate pe parcursul său, ce trebuie com unicate părţii.
D e asem enea, pentru a opera sancţiunea nulităţii cererii, considerăm că citaţia trebuie
adresată părţii, chiar dacă la dosar există şt adresa sediului sau dom iciliului reprezentan
tu lui, întrucât cererea aparţine părţii, iar sancţiunea anulării acesteia va produce efecte
faţă de parte, iar nu faţă de reprezentant. Ca soluţie practică în să , a r fi d e preferat să fie
citaţi atât partea, cât şi pretinsul său reprezentant, pentru a asigura prem isele unei infor
m ări cât mai com plete.
în m ăsura în care partea, prin cererea de chem are în judecată sem nată de către
reprezentant, şi-a ales dom iciliul procesual la adresa sediului sau dom iciliului acestuia,
atunci considerăm că partea a r trebui citată atât la dom iciliul său real, cât şi la cei ales.
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 239
A rt. 82 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
240 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 83
pinge sau, după ca 2, o adm ite, dar răm âne în continuare sesizată cu soluţionarea cauzei,
sau prin sentinţă o ri decizie, după caz, dacă o adm ite şi se dezînvesteşte de judecarea
pricinii.
Astfel, în ipoteza în care, spre exem plu, există doi reclam anţi, iar avocatul a depus
îm p utern icire num ai pentru unul dintre aceştia, cererea de chem are în judecată fiind
sem nată de către avocat, instanţa, în absenţa dovezii calităţii d e reprezentant şi pen
tru celălalt reclam ant, poate adm ite excepţia corespunzătoare pentru un reclam ant prin
încheiere, continuând procesul cu celălalt reclam ant şi anulând la final, prin hotărâre,
cererea form ulată de prim ul reclam ant pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant, fără
a proceda la disjungerea cauzei şi la pronunţarea unei hotărâri ch iar la m om entul adm i
terii excepţiei.
Lipsa dovezii calităţii d e reprezentant nu se confundă cu lipsa calităţii procesuale
active. Astfel, în prim ul caz, cererea este form ulată d e reprezentant, în num ele părţii,
însă la dosar nu se găseşte dovada puterii d e reprezentare, în tim p ce în al doilea ca 2, din
cuprinsul cererii rezultă că aceasta este form ulată de reprezentant, în num ele său per
sonal, iar nu în num ele părţii îndreptăţite, n e a v in d relevanţă aspectul dacă la dosar se
găseşte sau nu dovada puterii d e reprezentare.
C O M E N T A R IU
1. Reprezentarea co n ven ţio n ală a p e rso an e lo r fizice prin m an d atar neavocat. Per-
soanele fizice pot fi reprezentate convenţional prin avocat sau prin m andatar neavocat,
acesta din urm ă având sau nu studii juridice.
Ca regulă, această reprezentare convenţională prin m a nd a ta r neavocat poate avea
loc num ai în faţa p rim ei instanţe sa u în apel.
Chiar şi faţa prim ei instanţe şi în apel, m andatarul neavocat nu poate pune concluzii
asupra excepţiilor procesuale şi asupra fondului decât prin avocat, atât în etapa cercetă
rii procesului, cât şi în etapa dezbaterilor.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 241
A rt. 83 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Ca atare, m andatarul neavocat poate redacta cererea d e chem are în judecată, poate
propune şi dezbate în contradictoriu m ijloace de proba, poate form ula cereri în cursul
procesului, poate depune înscrisuri la dosar, dar nu are dreptul să form uleze concluzii
asupra excepţiilor procesuale sau asupra fondului cauzei, indiferent d e poziţia procesu
ală a părţii pe care o reprezintă (reclam ant, pârât, intervenient), chiar şi în situaţia în care
excepţia a fost ridicată d e către el în num ele părţii reprezentate.
Prin derogare, asistarea de către avocat nu este cerută m andatarului neavocat atunci
când acesta este so f sa u ruda cu partea reprezentata p a n a fa g ra d u l a l d o ilea inclusiv şi
este licen ţia t în drept. Proba licenţei în drept se face prin depunerea la d o sa r a diplom ei
de licenţă sau a unui alt în scris din care să rezulte fără dubiu existenţa unei licenţe în
drept (legitim aţie de m agistrat, co n silier ju rid ic etc.), iar dovada legăturii de rudenie sau
a calităţii de soţ se face prin ataşarea la dosar a actelor de stare civilă corespunzătoare,
toate actele m enţionate urm ând a fi depuse în fotocopie certificată pentru conform itate
cu originalul.
M andatatul neavocat, care se găseşte în situaţia de excepţie m enţionată anterior,
poate pune concluzii în faţa oricăror instanţe, prin urm are, ch iar şi în faţa în altei Curţi
d e Casaţie şi Justiţie, pe orice aspect litigios, inclusiv excepţii procesuale, cât şi pe fondul
cauzei.
în etapa recursului, la redactarea cererii şi a m otivelor de recurs, precum şi pe par
cursul desfăşurării procesului în recurs, partea poate fi reprezentată convenţional sau
asistată num ai de către avocat, cu excluderea m andatarului neavocat. Această preve
dere este aplicabilă num ai în cazul reprezentării convenţionale, iar nu şi a celei legale
sau judiciare.
Prin excepţie, în ipoteza în care m andatarul persoanei fizice este soţ sau o rudă până
la gradul al doilea inclusiv şi este licenţiat în drept, acesta poate reprezenta partea în
recurs şi, de asem enea, poate redacta cererea şi m otivele de recurs.
în ceea ce priveşte revizuirea sa u contestaţia în anulare, toate precizările anterioare
se aplică în mod corespunzător.
2. Reprezentarea co n ven ţio n ală a p e rso an e lo r fizice prin avo cat. Potrivit art. 29
alin. (1) din Legea nr. 51/199S pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
republicată, avocatul în scris în tabloul baroului are dreptul să asiste şi să reprezinte
o rice persoană fizică sau ju rid ică, în tem eiul unui contract încheiat în form ă scrisă, care
dobândeşte dată certă prin înregistrarea în registrul oficial de evidenţă.
în conform itate cu art. 108 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat, dreptul avo
catului de a asista, a reprezenta ori a exercita o rice alte activităţi specifice profesiei se
naşte din contractul de asistenţă ju rid ică , încheiat în form ă scrisă între avocat şi client
ori m andatarul acestuia. Alineatul (3) al aceluiaşi articol specifică faptul că avocatul nu
poate acţiona decât în lim itele contractului încheiat cu clientul său, cu excepţia cazurilor
prevăzute de lege.
Potrivit art. 121 alin. (1) din statut, contractul de asistenţă ju rid ică '11 este încheiat în
form ă scrisă, cerută ad probationem . Acesta trebuie sa îndeplinească toate condiţiile
111 P o trivit a rt. 122 a lin . (1 ) din sta tu t, co n tractu l d e a siste n ţă ju rid ică tre b u ie să c u p rin d ! în m o d cblrgatoriu
u rm ă to a re le e le m e n te : a ) d a te le d e id e n tifica re a le fo rm e i d e exe rcitare a p ro fesiei, d e n u m ire a, se d iu l profe
sio n a l şi re p re ze n ta n tu l a ce ste ia ; b) d a le le d e id e n tifica re a le clien tului: se in d ică p e rso a n a reprezentan tului
legal, p re cu m ţi m an d ataru l clien tu lu i, d a c i este cazul; c ) o b ie ctu l co n tractu lu i, ca re p o a te fi lim itat la u n a &au
m a l m ulte dintre activităţile p revăzute d e art. 3 din le ge o ri p o a te a vea ca racte r general, d â n d d reptu l avocatu-
242 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 83
cerute de lege pentru încheierea valabilă a unei convenţii şi dobândeşte dată certă prin
înregistrarea sa în registrul oficial de evidenţă al avocatului, indiferent d e m odalitatea în
care a fost în c h e ia t
tn continuare, potrivit art. 126 alin. (1) din statut, contractul de asistenţă juridică pre
vede, în m od expres, întinderea puterilor pe care clientul le c o n fe ri avocatului. în baza
acestuia, avocatul se legitim ează faţă de terţi prin îm puternicirea avocaţială întocm ită
conform anexei nr. II a statutului.
în lipsa unor prevederi contrare, avocatul este îm puternicit să efectueze orice act
specific profesiei pe care îl consideră necesar pentru realizarea intereselor clientului.
Pentru activităţile prevăzute expres în cuprinsul obiectului contractului de asistenţă juri
dică, acesta reprezintă un m andat special, în puterea căruia avocatul poate încheia, sub
sem nătură privată sau în form ă autentică, acte de conservare, adm inistrare ori dispoziţie
în num ele şi pe seam a clientului, potrivit art. 126 alin. (2) şi (3) din statut. Ca atare, pen
tru exercitarea actelor procedurale d e dispoziţie, nu este necesar ca avocatul să prezinte
o procură autentică specială, fiind suficientă m enţiunea inserată în cuprinsul contractu
lui de asistenţă juridică în acest sens, preluată şi în îm puternicirea avocaţială.
Avocatul are dreptul de a introduce cererea d e chem are în judecată, de a asista
partea (când aceasta este prezentă în sala de judecată), de a reprezenta partea (când
aceasta nu este prezentă în sala de judecată), de a redacta orice acte procedurale, de a
pune concluzii asupra oricărei chestiuni litigioase, inclusiv excepţii procesuale, sau asu
pra fondului cauzei, de a propune probe etc.
A ctivităţile avocatului vizând exercitarea actelor procedurale d e dispoziţie, asistenţa
şi reprezentarea trebuie expres m enţionate în cuprinsul contractului de asistenţă juridică
şi în îm puternicirea avocaţială, cuprinsul acesteia din urm ă trebuind să fie conform drep
tu rilo r stipulate în contract.
Este de rem arcat faptul că noul Cod de procedură civilă nu m ai m enţionează distinct
procura pentru exerciţiul dreptului de chem are în judecată şi procura de reprezentare în
judecată, cum prevedea art. 68 alin. (1) din reglem entarea anterioară, în prezent repre-
zen tare aîn judecată incluzând şi dreptul de introducere şi sem nare a cererilo r în justiţie.
Potrivit art. 221 alin. (1) şi (2) din statut, contractul prevede în mod expres obiectul şi
lim itele m andatului prim it, precum şi onorariul stabilit, iar, în lipsa unor prevederi con
trare, avocatul poate să efectueze orice act specific profesiei pe care îl consideră necesar
pentru prom ovarea drepturilor şi intereselor legitim e ale clientului.
Avocatul care, din diverse m otive, nu îşi poate în d ep lin i la un anu m it m om ent m an
datul faţă de parte, are dreptul şi, totodată, obligaţia de a-şi asigura substf fu/rea printr-un
alt avocat, dacă acest drept este prevăzut în mod expres în contractul d e asistenţă
juridică sau dacă consim ţăm ântul clientului este o bţinu t ulterior încheierii contractului,
prin raportare la art. 226 alin. (5) şi art. 234 alin. (2) din statut.
Substituirea vizează num ai acele activităţi profesionale care nu suferă am ânare
sau pe cele în legătură cu care am ânarea procesului prejudiciază interesele clientului.
La term enul de judecată respectiv, avocatul substituent va ataşa la dosar delegaţia de
substituire, acesta având dreptul la onorariul corespunzător activităţii depuse, în con-
lui la a cte d e a d m in istra re ţ i co n se rva re a p atrim o n iu lu i clientului; d ) o n o ra riu l; e ) atestarea identităţii clie n
tu lu i sa u a re p re ze n ta n tu lu i acestu ia; f) m o d u l d e so lu ţio n are a litigiilor între a v o ca t $1 clie n t; g) se m n ătu rile
părţilor. C o n fo rm alin. (2 ) a l a celu iaşi artico l, lipsa e le m e n te lo r p re vă zu te la alin. (1 ) l it a}*e) ţi g) atrage neva*
labilitatea contractului, dacă s-a p ro d u s o vătăm are c e nu p o a te fi altfel rem ediată.
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 243
A rt. 84 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
diţiile înţelegerii dintre avocaţi- Asigurarea substituirii se va face num ai prin alt a v o ca t
iar nu prin orice altă persoană.
Avocatul poate fi angajat atât d e c it r e parte p e rso n a l cât şi d e c it r e un m andatar al
părţii îm puternicit în acest scop.
Sem nătura clientului este o b lip to riu a fi inserată pe contractul de a siste n ţi ju rid ic i,
aceasta făcând dovada naşterii raportului Juridic respectiv. în ceea ce priveşte îm puterni
cirea avocaţială, nu este necesar a fi se m n a ţi de client în situaţia în care form a d e exer
citare a profesiei de avocat atestă identitatea părţilor, a conţinutului şi data contractului
d e asistenţă ju rid ică în baza căruia s-a eliberat îm puternicirea, aspect inserat în m ode
lul de îm puternicire avocaţială stabilit de statut. în cazul în care se contestă existenţa
m andatului, instanţa îi va pune în vedere avocatului să d e p u n i la dosar contractul de
asistenţă ju rid ică, în fotocopie certificată pentru conform itate cu originalul, rubricile cu
caracter confidenţial putând fi acoperite.
De asem enea, sem nătura avocatului şi aplicarea ştam pilei nu su n t necesare în situ a
ţia în care îm puternicirea avocaţiala este sem nată d e către client sau reprezentantul
acestuia, aspect care rezultă to t din m odelul de îm puternicire avocaţială stabilit de
statut.
Avocatul nu poate reprezenta partea în tem eiul unei procuri autentice precum aceea
cerută m andatarilor neavocaţi sau în baza declaraţiei verbale a părţii în acest sens, în tru
cât i se aplică dispoziţiile legii speciale de organizare şi exercitare a profesiei, la care face
referire art. 85 alin. (3) NCPC.
Potrivit art. 87 alin. (2) NCPC, avocatul care a reprezentat sau asistat partea la ju d e
carea procesului poate face, ch ia r fa ra m andat, orice acte pentru păstrarea drepturilor
supuse unui term en şi care s-a r pierde prin neexercitarea lor la tim p şi poate, de ase
m enea, să introducă orice cale de atac îm potriva hotărârii pronunţate. în aceste cazuri,
toate actele de procedură se vo r îndeplini num ai faţă de parte.
Ca atare, chiar dacă în contractul de asistenţă juridică nu se m enţionează dreptul
avocatului de a form ula căi de atac, acesta poate să declare calea de atac în tem eiul legii,
partea având ulterior posibilitatea să renunţe la judecata acesteia. în această ipoteză,
instanţa de control ju d icia r nu va invoca excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant
şi nu va anula calea d e atac pentru acest motiv, pentru că avocatul avea acest drept legal
d e a o introduce. în să pentru susţinerea căii de atac, avocatul trebuie să depună la dosar
o nouă îm p utern icire avocaţială care să prevadă acest drept.
M enţionăm că, pentru incidenţa art. 87 alin. (2) N CPC şi, ca atare, pentru susţinerea
com entariilor prezentate, este necesar ca avocatul să fi reprezentat sau asistat partea în
etapa p ro ce su a li anterioară. Articolul în discuţie nu se a p lic i dacă avocatul sem nează
cererea de declarare a căii d e atac, fără ca an terio r în proces să fi reprezentat sau asis
tat partea respectivă, în acest caz urm ând a fi invocată excepţia lipsei dovezii calităţii de
reprezentant, în condiţiile art. 82 NCPC.
A ri. 8 4 . R ep rezen tarea co n ven ţion ală a p ersoan elo r ju rid ice. (1) Persoanele
ju rid ice pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţelor de judecată num ai
p rin consilier juridic sau avocat, în condiţiile legii.
(2) La redactarea cererii şi a m otivelor de recurs, precum şi în exercitarea şi
susţinerea recursului, persoanele ju rid ice vor fi asistate şi, după caz, reprezen
244 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 85
tate, sub sancţiunea nulităţii, num ai de către un avocat sau consilier juridic, în
condiţiile legii.
(3) D ispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în m od corespunzător şi entităţilor ară
tate la art. 56 alin. (2).
C O M E N T A R IU
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 245
A rt. 86 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
Spre deosebire de reglem entarea anterioară, potrivit căreia procura pentru exerci
ţiul dreptului de chem are tn judecată sau de reprezentare în judecată trebuia făcută
prin în scris su b sem nătură legalizată, conform art. 68 alin. ( 1 ) CPC 1865, în prezentul cod
îm puternicirea pentru reprezentarea convenţională a persoanei fizice dată m andatarului
neavocat trebuie încheiată în form a înscrisului autentic.
Sim ilar Codului de procedură c iv ili din 1865, în ipoteza reprezentării convenţionale
a persoanei fizice d e către un m andatar n e a vo ca t dreptul d e reprezentare m ai poate fi
dat şi prin declaro ţie verbală, făcută în instanţă şi consem nată în încheierea de şedinţă,
cu arătarea lim itelor şi a duratei reprezentării. Ca atare, Instanţa va întreba partea dacă
doreşte să fie reprezentată în ju stiţie de către m andatar, în ce etapa procesuală şl care
su n t lim itele îm puternicirii, cu m enţionarea îm prejurării dacă acesta poate efectua acte
procedurale de dispoziţie în num ele părţii. Cele arătate în precedent trebuie coroborate
cu dispoziţiile art. 87 alin. ( 1 ) NCPC, potrivit cărora m andatul este presupus dat pentru
toate actele procesuale îndeplinite în faţa aceleiaşi instanţe, el putând fi însă restrâns, în
mod expres, la anum ite acte.
Dacă procura depusă la dosar nu îm bracă form a autentică şi nici partea nu a dat
declaraţie verbală de reprezentare potrivit prevederilor art. 8 5 alin. (2) N CPC, iar lipsurile
nu au fo st com plinite până la term enul acordat în acest scop, instanţa va adm ite excepţia
lipsei dovezii calităţii d e reprezentant şi va anula cererea în consecinţă, n e p u tln d fi luată
în considerare o îm p utern icire nulă absolut pentru nerespectarea form ei autentice.
Este de rem arcat faptul că noul Cod de procedură civilă nu m ai m enţionează distinct
procura pentru exerciţiul dreptului de chem are în ju d eca tă şt p ro cu ra de reprezentare în
judecată, cum prevedea art. 6 8 alin. ( 1 ) CPC 1865, în prezent reprezentarea în judecată
incluzând şi dreptul de introducere şi sem nare a cererilor în justiţie.
în ipoteza reprezentării convenţionale a persoanelor fizice (prin avocat) sau a persoa
nelor ju rid ice şi a entităţilor fără personalitate juridică, constituite potrivit legii, îm puter
nicirea a v o c a ţia li sau delegoţia/îm puternicirea d e reprezentare ju rid ică trebuie anexată
la dosar, pentru acestea legea nesolicitând form a autentică.
Avocatul nu poate reprezenta partea în tem eiul unei procuri autentice precum aceea
cerută m andatarilor neavocaţi sau în baza declaraţiei verbale a părţii în acest sens, în tru
cât i se aplică dispoziţiile legii speciale de organizare şi exercitare a profesiei, la care face
trim itere art. 85 afin. ( 2 ) NCPC.
C O M E N T A R IU
De principiu, m andatul dat sub form a unei p ro cu ri generale nu dă dreptul de a repre
zenta pe m andant în ju stiţie , fiind necesar ca acest drept să rezulte în mod expres din
cuprinsul m andatului.
246 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 87
C O M E N T A R IU
Sim ilar reglem entării anterioare, conţinutul m andatului ju d ic ia r trebu ie să fie ad
litem , adică în scopul reprezentării în justiţie.
M andatul care conţine dreptul de reprezentare în judecată este presupus dat pen
tru toate actele procesuale îndeplinite în faţa unei anum ite instanţe, nefiind necesar a
fi enum erate în m od expres. în m ăsura în care în procură nu se specifică faptul că m an
datarul are dreptul d e a declara şi susţine căi de atac, procura depusă în faţa prim ei
instanţe nu este valabilă în caile d e atac.
M andatul ju d icia r poate fi restrâns num ai la anum ite acte, dacă această lim itare este
prevăzută în m od expres în cuprinsul procurii.
Pentru efectuarea a cte lo r procedurale de dispoziţie, m andatarul neavocat trebuie să
ataşeze la dosar o procura speciolâ, în tim p ce avocatul trebuie să depună la dosar o
îm puternicire avocaţială în care să fie inserată m enţiunea expresa vizând dreptul de a
exercita asem enea acte în num ele părţii, aceasta preluând prevederile contractului de
asistenţă juridică.
Avocatul care a reprezentat sau asistat partea la judecarea procesului poate face,
chiar fără m andat, orice acte pentru păstrarea drepturilor supuse unui term en şi care
s*ar pierde prin neexercitarea lor la tim p şi poate, de asem enea, să introducă orice cale
de a to c îm potriva hotărârii pronunţate. Aceste prevederi su n t de strictă interpretare şi
aplicare, vizând exclusiv reprezentarea convenţională prin avocat, neaplicandu-se prin
extindere şi consilierului ju rid ic sau m andatarului neavocat.
Dacă avocatul are îm p utern icire avocaţială num ai pentru etapa ju d ecării cauzei în
prim ă instanţă, acesta, deşi poate declara şi m otiva calea de atac, nu o poate susţine în
faţa instanţei d e control ju d icia r decât în m ăsura în care va depune o nouă îm puternicire
avocaţială la dosar, în cuprinsul căreia i se va atesta acest drept.
In cazul m enţionat anterior, dacă noua îm puternicire avocaţială nu este ataşată la
dosar, instanţa d e control ju d icia r nu va invoca excepţia lipsei dovezii calităţii de repre
zentant şi în consecinţă nu va anula calea de atac, pentru ca avocatul avea acest drept
legal d e a o introduce, însă nu îi va da dreptul să susţină interesele părţii în cursul ju d e
D su a Na r c is a Th so h a r i 247
A rt. 88 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
cării căii de atac. Partea are dreptul să renunţe la judecarea căii d e atac exercitate de
avocat.
M enţionăm însă că, pentru incidenţa art. 87 alin. (2) N CPC şi, ca atare, pentru sus
ţinerea com entariilor prezentate, este necesar ca avocatul sâ fi reprezentat sau asistat
partea în etapa procesuală anterioară. D ispoziţia în discuţie nu se aplică dacă avocatul
sem nează cererea de declarare a căii de atac, fără ca anterior în proces să fi reprezentat
sau asistat partea respectivă, în acest caz urm ând a fi invocată excepţia lipsei dovezii cali
tăţii d e reprezentant, în condiţiile art. 82 NCPC.
C O M E N T A R IU
Potrivit prim ului alineat al art. 2030 NCC, pe lângă cauzele generale de încetare a
contractelor, m andatul încetează prin oricare dintre urm ătoarele m oduri: a) revocarea
sa de către m andant; b) renunţarea m andatarului; c) m oartea. Incapacitatea sau fali
m entul m andantului ori a m andatarului.
Cu toate acestea, atunci când are ca o b iect încheierea unor acte succesive în cadrul
unei activităţi cu caracter de continuitate, m andatul nu încetează dacă această activitate
este în curs d e desfăşurare, cu respectarea dreptului de revocare sau renunţare al părţi
lor ori al m oştenitorilor acestora [alineatul al doilea al art. 2030 NCC).
în conform itate cu art. 203S NCC, în caz de deces, incapacitate sau falim ent al uneia
dintre părţi, m oştenitorii ori reprezentanţii acesteia au obligaţia de a inform a de îndată
cealaltă parte. în acest caz, m andatarul sau m oştenitorii ori reprezentanţii săi sunt o bli
gaţi sâ continue executarea m andatului dacă întârzierea acesteia riscă să pună în pericol
interesele m andantului ori ale m oştenitorilor săi.
în ceea ce priveşte m andatul judiciar, m oartea sau punerea sub interdicţie judecăto
rească a părţii nu reprezintă o cauză de încetare a acestuia.
Ca atare, avocatul sau m andatarul neavocat al părţii decedate va continua exercita
rea m andatului, învederând bineînţeles instanţei decesul părţii pe care o reprezintă şi
de pu n â n d totodată Ia dosa r u n ce rtifi cat d e dece s. în acest ca z, i n stanţa va p u n e în d iscu -
ţie su spendarea de d rep t a judecării cauzei, în tem eiul dispoziţiilor art. 412 alin. ( 1 ) pct. 1
NCPC, asupra căreia va pune concluzii şi reprezentantul părţii decedate.
Reprezentantul părţii decedate va deveni şi reprezentantul m oştenitorilor universali
şi cu titlu universal, aceştia fiind continuatorii personalităţii autorului lor, fără a fi nece
sară încheierea unui nou m andat cu respectivele persoane.
în acelaşi tim p, m oştenitorii părţii decedate şi reprezentantul legal al părţii incapa
bile au dreptul de a revoca m andatul judiciar, cu respectarea dispoziţiilor art. 89 alin. ( 1 )
NCPC, m om ent de la care m andatarul nu m ai poate reprezenta în ju stiţie partea.
în schim b, m oartea sau punerea sub interdicţie a reprezentantului are ca efect înce
tarea m andatului, fiind aplicabile regulile de drept com un.
248 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 89-90
C O M E N T A R IU
S e c ţiu n e a a S - o . A s is te n ţa ju d ic ia r a
A ri. 9 0 . C o n d iţii de acordare. (1) C el care nu este în stare să facă faţă chel
tuielilor p e care le presupune declanşarea şi susţinerea unui proces civil, fără a
prim ejdui propria sa întreţinere sau a fam iliei sale, poate beneficia de asistenţă
judiciară, în condiţiile legii speciale privind ajutorul public judiciar.
(2) A sistenţa judiciară cuprinde:
a) acordarea de scutiri, reduceri, eşalonări sau am ânări pentru plata taxelor
judiciare prevăzute de lege;
b) apărarea şi asistenţa gratuită printr-un avocat desem nat de barou;
c) orice alte m odalităţi prevăzute de lege.
(3) A sistenţa judiciară poate fi acordată oricând în cursul procesului, în tot sau
num ai în parte.
(4) Persoanele ju rid ice pot beneficia de facilităţi sub form ă de reduceri, eşalo
n ări sau am ânări pentru plata taxelor judiciare de tim bru datorate pentru acţiuni
şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii speciale.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 249
A rt. 90 C a r t e a I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
1. Reglem entarea sp e cia lă . D ispoziţiile legale ce fac obiectul prezentului com entariu
trim it la legile speciale în dom eniu, şi anum e la O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public
ju d icia r în m aterie civilă şi la Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare d e tim b ru 111.
în ceea ce priveşte persoanele fizice, acestea beneficiază d e ajutor public ju d iciar în
condiţiile O.U.G. nr. 51/2008. tn schim b, persoanelor ju rid ice nu li se aplică această ordo
nanţă, ci dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi (3) şi art. 2 V din Legea nr. 146/1997.
2. Asistenţa judiciari acordată persoanelor fizice
2.1. R eglem entare ş i noţiune. Pentru a beneficia de ajutor public judiciar, persoanele
fizice trebuie să urm eze procedura reglem entată de O.U.G. nr. 51/2008.
în conform itate cu dispoziţiile art. 1 din acest a ct norm ativ, ajutorul public ju d iciar
reprezintă acea form ă de asistenţă acordată de stat care are ca scop asigurarea dreptului
ia un proces echitabil şi garantarea accesului egal (a actul de justiţie, pentru realizarea
unor drepturi sau interese legitim e pe cale judiciară, inclusiv pentru executarea silită a
hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii.
2.2. B en eficia rii ajutorului p u b lic judiciar. A ju to rul public ju d icia r poate fi acordat
oricărei persoane fizice, care are dom iciliul sau reşedinţa obişnuită în Rom ânia sau
într-un alt stat m em bru al Uniunii Europene.
Pentru a determ ina dacă solicitantul are dom iciliul pe teritoriul Rom âniei se aplică
legea rom ână. în cazul în care solicitantul nu are dom iciliul pe teritoriul Rom âniei, pentru
a se stabili dacă acesta are dom iciliul pe teritoriul unui alt stat m em bru, se aplică legea
statului m em bru în cauză.
Stabilirea dom iciliului sau a reşedinţei o bişnuite se determ ină în funcţie d e data
depunerii cererii d e ajutor public judiciar. Schim barea ulterioară a acestora nu m ai pre
zintă relevanţă sub aspectul acordării ajutorului public judiciar.
Pot beneficia de ajutor public ju d iciar şi persoanele fizice care nu au dom iciliul sau
reşedinţa obişnuită pe teritoriul Rom âniei ori al altui stat m em bru al U niunii Europene,
în m ăsura în care în tre Rom ânia şi statul al cărui cetăţean este solicitantul sau pe al cărui
teritoriu îşi are dom iciliul exista o legătură convenţională care conţine dispoziţii referi
toare la accesul internaţional la justiţie. Pentru statele cu care Rom ânia nu are legături
convenţionale, accesul internaţional la ju stiţie poate fi acordat în baza curtoaziei interna
ţionale, sub rezerva principiului reciprocităţii (art, 2 l din O .U.G. nr. 51/2008).
2.3. Cauzele în ca re se p o a te acorda a ju to r p ublic ju d ic ia r Ajutorul public ju d icia r se
acordă în cauze civile {indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti),
adm inistrative, d e m uncă şi asigurări sociale, precum şi în alte cauze, cu excepţia celor
penale. Acesta se solicită în faţa instanţelor judecătoreşti sau a altor autorităţi cu atribu
ţii jurisdicţionale rom âne.
2.4. Form ele ajutorului p ublic judiciar. Potrivit dispoziţiilor art. 6 din O.U.G. nr. 51/2008,
ajutorul public ju d iciar se poate acorda în urm ătoarele form e: a) plata onorariului pentru
asigurarea reprezentării, asistenţei ju rid ice şi, după caz, a apărării, printr-un avocat numit
sau ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui drept ori interes legitim în ju stiţie sau pentru
prevenirea unui litigiu, denum ită în continuare asistenţă prin avocat; b) plata expertului,
traducătorului sau interpretului folosit în cursul procesului, cu încuviinţarea instanţei sau
1)1 Pentru dezvoltări, a se ved ea D. T h to h a n , C M . (lie, M .A . Bîrlog, 9. C n ste a , A cţiu n ile civile ş i taxele jud iciare
d e Tim bru. Legea nr. 1 46 /1 9 9 7 com en tată, Ed . H a m a n g iu , B u cu reşti, 2012.
250 D tU A N A K iS A THtOHAM
T l T l U l II. P A R T IC IP A N Ţ I I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 90
a autorităţii cu atribuţii jurisdicţionale, dacă această plată incum bă, potrivit legii, celui
care solicită ajutorul public judiciar; c) plata onorariului executorului judecătoresc; d) scu
tiri, reduceri, eşalonări sau am ânări de la plata taxelor judiciare prevăzute de lege, inclusiv
a celor datorate în faza de executare silită.
a) A ju to ru l p u b lic ju d ic ia r su b fo rm a asistenţei p rin a vo ca t se acordă conform preve
derilor cuprinse în Legea nr. 51/2995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avo
cat referitoare la asistenţa judiciară sau asistenţa judiciară gratuită, potrivit art. 23 din
O.U.G. nr. 51/2008.
Conform dispoziţiilor art. 72 alin. ( 1 ) din Legea nr. 51/1995, în cazul în care, potrivit
art. 11-19 din O .U.G. nr. 51/2008, a fost încuviinţată cererea de ajutor public ju d icia r sub
form a asistenţei prin avocat, cererea îm preună cu încheierea de încuviinţare se trim it de
îndată decanului baroului din circum scripţia acelei instanţe. Ca atare, instanţa em ite o
adresă către baroul respectiv în vederea desem nării unui avocat pentru asistenţa ju d i
ciară a părţii solicitante, anexând cererea d e ajutor public ju d icia r şl încheierea de încu
viinţare a acesteia, în care se m enţionează şi cuantum ul onorariului avocatului numit,
stabilit potrivit protocoalelor încheiate între instituţii.
în conform itate cu alin. ( 2 ) al aceluiaşi articol, decanul baroului sau avocatul căruia
decanul i-a delegat această atribuţie va desem na, în term en de 3 zile, un avocat înscris
în Registrul de asistenţă judiciară, căruia î i transm ite, odată cu înştiinţarea desem nării,
încheierea prevăzută la alin. ( 1 ) al art. 72. Decanul baroului are obligaţia de a com unica
şi beneficiarului ajutorului public ju d iciar num ele avocatului desem nat. Beneficiarul aju
torului public ju d iciar poate solicita el în su şi desem narea unui anum it avocat, cu consim
ţăm ântul acestuia, în condiţiile legii.
Potrivit art. 131 alin. ( 1 ) din O.U.G. nr. 51/200$, dacă hotărârea pronunţată în cauza
pentru care s-a încuviinţat ajutorul public ju d icia r este supusă recursului, ajutorul public
ju d iciar acordat în etapa procesuală im ediat anterioară în form a prevăzută la art. 6 lit. a)
se extinde de drept pentru redactarea cererii ş i a m otivelo r de recurs, precum ş i pentru
exercitarea ş i susţinerea sa, aceasta constituind o excepţie d e la art. 13 alin. ( 1 ) din
ordonanţă, potrivit căruia ajutorul public ju d iciar pentru exercitarea unei căi de atac se
poate acorda în urm a unei noi cereri. Prevederea în discuţie a fost introdusă prin Legea
nr. 76/2012 în contextul existenţei art. 83 alin. (3) NCPC, potrivit căruia la redactarea cererii
şi a m otivelor de recurs, precum şi în exercitarea şi susţinerea recursului, persoanele
fizice vo r fi asistate şi, după ca 2, reprezentate, sub sancţiunea nulităţii, num ai d e către
un avocat, în condiţiile legii, cu excepţiile prevăzute de aceasta. Este d e m enţionat faptul
că art. 131 alin. ( 1 ) din O .U.G. nr. 51/2008, având caracter de excepţie, este de strictă
interpretare şi aplicare, neputând fi extins, spre exem plu, în ipoteza apelului sau a altor
căi de atac extraordinare diferite d e recurs.
în continuare, conform alin. ( 2 ) al aceluiaşi articol, hotărârea pronunţată cu drept de
recurs, însoţită de copia încheierii de încuviinţare a ajutorului public judiciar, se com u
nică de îndată baroului de avocaţi, în vederea verificării şi confirm ării sau, dacă este
cazul, desem nării unui avocat cu drept de a pleda în faţa instanţei de recurs. Pentru
recurs avocatul are dreptul la onorariu distinct, stabilit, potrivit legii, de instanţa de
recurs. A preciem că încheierea de încuviinţare a ajutorului public ju d iciar la care face
referire alin. ( 2 ) al art. 131 din ordonanţă se referă la încheierea pronunţată de instanţa
a cărei hotărâre este susceptibilă d e recurs aferentă acelei etape procesuale, nefiind
necesară pronunţarea unei noi încheieri. De asem enea, avocatul care va redacta şi sus
Osu a Na r c is a Th so h a r i 251
A rt. 90 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
ţine cererea de recurs poate fi acelaşi sau nu cu cel care a reprezentat interesele părţii în
etapa procesuală anterioară.
De la data desem nării sau confirm ării avocatului potrivit alin. (2) începe să curgă un
nou term en pentru exercitarea căii d e atac a recursului (art. 131 alin. (4) din ordonanţă].
Instanţa de recurs verifică dacă se m enţin condiţiile pentru ajutorul public judiciar
acordat conform alin. (1) al art. 131. Dacă instanţa constată că nu m ai sunt îndeplinite
condiţiile, dispune, prin încheiere, încetarea acestuia şi obligarea părţii la restituirea, în
to t sau în parte, a cheltuielilor avansate d e stat su b form ă de onorariu de avocat, potrivit
alin. (2). D ispoziţiile art. 21 din ordonanţă su n t aplicabile. A preciem că o atare verificare
este obligatorie pentru instanţa de recurs, m otiv pentru care aceasta îi va pune în vedere
părţii care a beneficiat de ajutor public în form a m enţionată să depună înscrisurile so li
citate de art. 14.
Dacă partea nu a beneficiat de ajutor public ju d iciar în etapa procesuală anterioară
recursului, solicitarea ajutorului public ju d iciar se face potrivit art. 13 (art. 131 alin. (3)
din ordonanţă]. Astfel, partea va fi obligată să form uleze o cerere n o u l; cererea pentru
acordarea ajutorului public ju d icia r în vederea exercitării unei căi de atac se adresează
instanţei a cărei hotărâre se atacă, în m od obligatoriu, înăuntrul term enului pentru exer
citarea căii de atac şi se soluţionează de urgenţă de un alt com plet decât cel care a
soluţionat cauza pe fond; prin introducerea cererii pentru acordarea ajutorului public
judiciar, term enul pentru exercitarea căii d e atac se întrerupe o singură dată, dacă so lici
tantul depune în term en d e cel m ult 10 zile în scrisu rile doveditoare prevăzute la art. 14;
de la data com unicării în ch eierii prin care s-a sofuţionat cererea de ajutor public judiciar
ori, după caz, cererea de reexam inare, în sensul adm iterii, respectiv al respingerii, începe
să curgă un nou term en pentru exercitarea căii de atac.
Potrivit art. 13 alin. (4) din ordonanţă, în cazul adm iterii cererii de ajutor public ju d i
cia r în condiţiile art. 6 lit. a), instanţa com unică de îndată încheierea solicitantului şi
baroului de avocaţi. Baroul este obligat să desem neze în 48 de ore un avocat cu drept
de a pleda în faţa instanţei de apel sau, după caz, d e recurs. Data desem nării avocatu
lui şi datele de identificare a acestuia se com unică instanţei şi solicitantului în cei m ult
48 de ore. în ceea ce priveşte raportul dintre această norm ă şi art. 72 alin. (2) din Legea
nr. 51/1995 în privinţa term enului de desem nare a avocatului d e către barou, apreciem
că se va aplica norm a cu caracter special prevăzută în ordonanţă, însă num ai în privinţa
desem nării unui avocat în apel sau în recurs.
De la data desem nării avocatului potrivit alin. (4), începe să curgă un nou term en
pentru exercitarea căii de atac [art. 13 alin. (5) din ordonanţă].
b) în ceea ce priveşte ajutorul pu b lic su b fo rm a p lâ ţii o norariului expertului, tradu
cătorului sa u interpretului, prin încheierea de încuviinţare se stabileşte şi onorariul pro
vizoriu cuvenit acestora, iar, după prestarea serviciului pentru care s-a plătit onorariul
provizoriu, instanţa va stabili onorariul definitiv, prin raportare la dispoziţiile art. 24 din
O .U .G. nr. 51/2008.
c) în privinţa ajutorului pu b lic ju d ic ia r sub fo rm a p lâ ţii o norariului executorului ju d e
cătoresc, prin încheierea de încuviinţare se stabileşte şi onorariul provizoriu cuvenit exe
cutorului judecătoresc, în funcţie de plafoanele legale şi de com plexitatea dosarului la
acea dată.
Cererea îm preună cu încheierea de încuviinţare se trim it, de îndată, cam erei terito
riale a executorilor judecătoreşti din circum scripţia teritorială a acelei instanţe. Colegiul
director al cam erei teritoriale a executorilor judecătoreşti are obligaţia d e a desem na.
252 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 90
Potrivit art. S alin. (1) din O.U.G. nr. 51/2008, prin fom ilie se înţelege soţul/soţia,
copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea
solicitantului, precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în vârstă de peste 18
ani, d a r nu m ai m ult d e 26 de ani, dacă se află în continuarea studiilor şi în întreţinerea
solicitantului.
De asem enea, se consideră m em bru al fam iliei şi persoana care are dom iciliul ori
reşedinţa com ună şi gospodăreşte îm preună cu solicitantul, copiii sau alţi descendenţi
în linie dreaptă ai acesteia în vârstă de până la 18 ani aflaţi în întreţinerea solicitantului,
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 253
A rt. 90 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
precum şi copiii sau alţi descendenţi în linie dreaptă în v â rs ti de peste 18 ani, d a r nu mai
m ult d e 26 de ani, d a c i se a f li în continuarea studiilor şi în întreţinerea solicitantului.
Ajutorul public ju d icia r se poate acorda, separat sau cum ulat, în oricare dintre for
m ele prevăzute la art. 6 din ordonanţa de urgenţii (plata onorariului avocatului, exper
tului, traducătorului, interpretului şi al executorului judecătoresc, precum şi facilităţile fa
plata taxelor judiciare de tim bru).
Valoarea ajutorului public ju d icia r a c o rd a t separat sau cum ulat, în oricare dintre for
m ele prevă 2ute ia art. 6 lit. a)-c), nu poate depăşi, în cursul unei perioade de un an, sum a
m axim ă echivalentă cu 1 0 so la rii m inim e b ru te pe ţară la nivelul anului în care a fo st for
m ulată cererea de acordare (potrivit d isp 02 iţii lor art. 7 din O.U.G. nr. 51/2008, astfel cum
a fost m odificat prin Legea nr. 251/2011).
Este de rem arcat faptul că pentru ajutorul public ju d icia r constând în scutiri, redu
ceri, eşalonări sau am ânări de la plata taxelor judiciare de tim bru, plafonul m axim de 10
salarii nu este aplicabil, legea neinstituind nicio lim ită.
O pinii divergente au fost exprim ate în practica ju diciară cu privire la posibilitatea
acordării ajutorului public ju d iciar sub form a scutirii de plata taxei judiciare d e tim bru
aferente cererii d e repunere pe rol a cauzei, judecarea cauzei fiind suspendată din culpa
reclam antului. In tr-o prim ă opinie, s-a arătat că ajutorul public ju d icia r nu s-ar putea
acorda pentru această ipoteză, raţiunea acordării facilităţii fiscale fiind aceea a asigură
rii caracterului efectiv al dreptului de acces la justiţie. Or, într-o atare situaţie, nu ar fi în
discuţie ocrotirea dreptului d e acces la justiţie, ci stabilirea unei obligaţii d e im punere cu
titlu d e sancţiune pentru conduita culpabilă a reclam antului care a condus la suspenda
rea judecării cau 2ei.
într-o a doua opinie, pe care o îm părtăşim , s-a arătat că, în lipsa unei dispoziţii
legale care să lim iteze acordarea ajutorului public ju d iciar la anum ite categorii de cereri,
această facilitate cu privire la taxa judiciară de tim bru aferentă cererii de re p u n e re a cau-
2ei pe rol va fi soluţionată favorabil ori de câte ori petentul va îndeplini cerinţele prevă-
2ute de art. 8 şi art. 8 1 din O.U.G. nr. 51/2008.
Potrivit art. 8 din O.U.G. nr. 51/2008, m odificat prin Legea nr. 251/2011, beneficiază
de ajutor public ju d icia r persoanele ai căror ve n it m ed iu net lu n a r p e m em bru de fo m ilie ,
în ultim ele două luni anterioare form ulării cererii, se situează su b n ivelu l de 3 0 0 lei. în
acest ca 2, sum ele care constituie ajutor public ju d iciar se ovanseozd în întregim e d e câtre
stat. Prin urm are, partea va fi scutită în întregim e de plata taxelo r ju diciare de tim bru.
Dacă venitul m ediu net lunar pe m em bru de fam ilie, în ultim ele două luni anterioare
form ulării cererii, se situ e a 2ă su b n ivelu l de 6 0 0 lei, sum ele d e bani care constituie aju
to r public ju d iciar se avansează d e câtre sto t în proporţie de 50% . Prin urm are, în acest
caz, partea va beneficia de reducerea cu 50% a cuantum ului taxelo r judiciare de tim bru.
Ajutorul public ju d iciar se poate acorda ş i în alte situaţii, proporţional cu nevoile so li
citantului, în cazul în care costurile certe sau estim ate ale procesului sunt de natură să
îi lim iteze accesul efectiv la justiţie, inclusiv din cau 2a diferenţelor de co st ai vieţii dintre
statul m em bru în care acesta îşi are dom iciliul sau reşedinţa obişnuită şi cel din România.
Aprecierea lim itării accesului efectiv la ju stiţie al solicitantului este atributul instanţei
judecătoreşti, care poate acorda ajutorul public în întregim e sau în parte, raportându-se
la m ăsura în care costurile certe sau cele estim ate ale procesului sunt de natură să afec
teze accesul efectiv al solicitantului la justiţie. In acest sens, în practica ju diciară 111 s-a
254 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 90
O s l ia N a r c is a t h s o h a r i 255
A rt. 90 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
256 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N Ţ I I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 90
Dacă ajutorul public ju d icia r este solicitat într-un proces în curs, cererea sau, după
caz, cererile de acordare a ajutorului public ju d icia r se soluţionează, dacă legea nu pre
ved e altfel, de com pletul învestit cu soluţionarea cererii principale.
Prin urm are, atunci când ajutorul public ju d icia r se referă la o cerere incidentală
care, dacă a r fi fost form ulată pe cale separată, a r fi fost de com petenţa unei instanţe
superioare celei învestite cu cererea principală, cererea de ajutor public ju d icia r va fi de
com petenţa instanţei sesizate cu soluţionarea cererii principale.
Dacă partea nu a beneficiat d e ajutor public ju d icia r în etapa procesuală anterioară
recursului, solicitarea ajutorului public ju d iciar în vederea exercitării unei căi de atac se
face potrivit art. 13 (art. 131 alin. (3) din ordonanţă]. Astfel, partea va fi obligată sâ for-
m uleze o cerere nouă, com petenţa aparţinând instanţei a cărei hotărâre se atacă.
S. R e g u li de fo rm u la re a cererii de a ju to r pu b lic ju d ic ia r în ceea ce priveşte term enul
d e fo rm u la re a cereri i d e aj uto r public judiciar, aceasta se poate p ro m ova ori câ nd în cu rsu I
ju decăţii unei cauze, într-o anum ită etapă procesuală, soluţia de adm itere producându-şi
efectele num ai în acea etapă procesuală.
Potrivit art. 12 alin. (2) din O.U.G. nr. 51/2008, cererea pentru acordarea ajutorului
public ju d iciar este scutită de taxă judiciară de tim bru.
în conform itate cu art. 14 al O.U.G. nr. 51/2008, cererea pentru acordarea ajutorului
public ju d icia r se form ulează în scris şi va cuprinde m enţiuni privind: obiectul şi natura
procesului pentru care se solicită ajutorul public judiciar, identitatea, codul num eric
personal, dom iciliul şi starea m ateriala a solicitantului şi a fam iliei sale, ataşându-se
înscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia şi ale fam iliei sale, precum şt dovezi cu
privire la obligaţiile de întreţinere sau de plată.
Cererea va fi însoţită şi de o declaraţie pe propria răspundere a solicitantului în sensul
de a preciza dacă în cursul ultim elor 12 luni a m ai beneficiat de ajutor public judiciar, în
ce form ă, pentru ce cauză, precum şi cuantum ul acestui ajutor.
Cererea de acordare a ajutorului public judiciar, form ulată d e cetăţeni ai unui stat
m em bru al Uniunii Europene sau de persoane care au dom iciliul sau reşedinţa obişnuită
în unul dintre aceste state, altul decât Rom ânia, se depun e însoţită de docum ente ju s
tificative, fie prin interm ediul autorităţii centrale a statului m em bru de dom iciliu sau de
reşedinţă al solicitantului, fie prin interm ediul autorităţii centrale rom âne, fie direct la
instanţa rom ână com petentă potrivit art. 11 , cererea şi înscrisurile fiind traduse în lim ba
rom ână.
în situaţia în care solicitantul form ulează cerere d e acordare a ajutorului public ju d i
ciar, instanţa va fixa un term en interm ediar pentru soluţionarea acesteia, punându*i în
vedere solicitantului toate condiţiile pe care trebuie să ie îndeplinească cererea sa, pre
cum şi dispoziţiile art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 51/2008, respectiv faptul că, în cazul
pierderii procesului, cheltuielile de judecată ale celeilalte părţi vo r fi în sarcina sa, şi
sancţiunea restituirii sum elor prim ite cu titlu d e a ju to r public ju d iciar în cazul prevăzut
la art. 17 alin. (2).
Su b aspectul p roba to riu lui necesar a fi adm inistrat în dovedirea situaţiei m ateriale a
solicitantului şi a fam iliei sale, în practică s-a evidenţiat faptul că dovezile vo r viza toate
veniturile cu caracter periodic, precum şi cheltuielile lunare pe care le suportă, regulat,
aceştia. Astfel, s-a sem nalat că, pe lângă adeverinţa de salariu eliberată de angajator,
solicitantul poate depune adeverinţă de venit em isă d e organul fiscal d e la dom iciliul
acestuia vizând veniturile im pozabile cu care figurează în evidenţele acestei instituţii.
O su A Na r c is a Th so h a r i 257
A rt. 90 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
258 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 90
verinţă de salariu eliberată de angajator, nefiind exclus ca acesta să obţină şi alte venituri
suplim entare.
La aprecierea situaţiei financiare concrete a solicitantului trebuie avute în vedere şi
drepturile reale existente în patrim oniul solicitantului. Spre exem plu, dacă solicitantul
nu are nlciun venit, însă deţine în patrim oniu trei bunuri im obile, m odalitatea de soluţi
onare a cererii sale va avea în vedere acest aspect, în sensul că acesta are posibilitatea
valorificării oricăruia dintre cele trei im obile, în vederea achitării obligaţiilor fiscale către
stat, instanţa solicitând inform aţii în legătura cu chiriile practicate pe piaţa liberă pentru
im obile sim ilare. Instanţa trebuie să m anifeste totuşi rezervă în aceste situaţii, stabilind
de la caz la caz m odalitatea de soluţionare a cererii de acordare a ajutorului public, prin
prism a a r t 1 al Protocolului nr. 1 ia Convenţia europeană şi a art. 8 din acelaşi act. De
exem plu, instanţa nu va respinge ca lipsită de tem ei cererea form ulată d e un solicitant,
titu lar al dreptului d e proprietate asupra unui im obil cu destinaţia d e locuinţă pentru
acesta şi pentru m em brii fam iliei sale, cu m otivarea că solicitantul a r putea obţine ve n i
tu ri din închirierea locuinţei şi, în acest fel, ar fi în m ăsură să achite taxa d e tim b ru, pen
tru că s-a r nesocoti în m od grav dreptul de protejare a bunurilor şi a vieţii sale private.
Instanţa are obligaţia ca, la prim irea cererii pentru acordarea ajutorului public ju d i
ciar, să-i pună în vedere solicitantului faptul că, în cazul pierderii procesului, cheltuielile
de judecată ale celeilalte părţi v o r fi în sarcina sa, precum şi sancţiu nea restituirii sum elor
prim ite cu titlu de ajutor public ju d ic ia rîn situaţia prevăzuta de art. 17 alin. (2).
încuviinţarea acordării ajutorului public ju d icia r nu reprezintă pentru solicitant scuti
rea şi de piaţa cheltuielilo r de ju d eca tă avan sa te de ceaiaftâ parte, pe care trebuie să le
suporte în tem eiul culpei sale procesuale, conform 453 NCPC.
Acordarea facilităţilor privind accesul la ju stiţie nu presupune şi prejudicierea inte
reselor părţii colitigante, statul neputând interveni în raporturile dintre particulari. Dis
poziţiile O.U.G. nr. 51/2008 se referă strict la obligaţiile financiare pe care le are o per
soană faţă de stat (prin reprezentanţii săi, instanţele judecătoreşti, M inisterul Justiţiei
şi Parchetul de pe lângă în alta Curte d e Casaţie şi Justiţie), pentru serviciile asigurate în
desfăşurarea activităţii judiciare.
C. Solu ţio narea cererii de acordare a ajutorului p u b lic judiciar. Asupra cererii de acor
dare a ajutorului public judiciar, instanţa se va pronunţa prin încheiere m otivată, dată în
cam era de consiliu, analizând înscrisurile depuse d e părţi şi de autorităţile com petente
la dosar, p ă rţile nefiind citate la soluţionarea cererii (art. 15 din O.U.G. nr. 51/2008}. Cu
toate acestea, pronunţarea soluţiei se va realiza to t în şedinţă publică, conform art. 402
NCPC.
Dispoziţiile art. 16 din O.U.G. nr. 51/2008 m enţionează că ajutorul public ju d iciar
poate fi refuzat când este solicitat abuziv, când costul său estim at este disproporţionat
faţă d e valoarea obiectului cauzei, precum şi atunci când acordarea ajutorului public
ju d iciar nu se solicită pentru apărarea unui interes legitim ori se pretinde pentru o
acţiune care contravine ordinii publice sau celei constituţionale.
Dacă cererea pentru a cărei soluţionare se solicită aju tor public ju d iciar face parte
din categoria celo r care pot fi supuse m edierii sau a lto r p ro ced u ri alternative de so iu ţio •
nare, cererea de ajutor public ju d icia r poate fi respinsă, dacă se dovedeşte că solicitantul
ajutorului public ju d icia r a refuzat anterior începerii procesului să urm eze o asem enea
procedură.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 259
A rt. 90 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
260 D t U A N A X C IS A T H S O H A fti
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 90
zile d e la data com unicării încheierii. Prin urm are, încheierea de respingere a cererii de
ajutor public ju d icia r sau de adm itere în parte a acestuia se com unică părţilor interesate,
care au posibilitatea form ulării căii de atac a reexam inării.
Cererea d e reexam inare se soluţionează to t în cam era de consiliu, însă de un alt
com plet, cu citarea p ă rţilo r (în lipsa unui text expres derogatoriu vizând necitarea, ar
trebui aplicată regula generală), de această dată încheierea fiin d definitiva, prin raportare
la art. S din Legea nr. 76/2012.
Conform art. 17 din acelaşi a ct norm ativ, o rice persoană interesată va putea sesi 2a
oricând instanţa care â încuviinţat ajutorul public judiciar, prezentând dovezi cu privire la
situaţia reala a celui căruia i s-a încuviinţat cererea, ajutorul public ju d icia r nefiind su s
pendat în cursul noilor cercetări.
Dacă instanţa constată că cererea d e ajutor public ju d iciar a fost făcută cu re o •
credinţă, prin ascunderea adevărului, va obliga, prin încheiere, pe cel care a beneficiat
nejustificat de ajutor public judiciar, la restituirea cu titlu de despăgubire a sum elor de
care a fo st scutit, precum şi la o am endă în cuantum de p â n l la S ori sum a pentru care a
obţinut nejustificat scutirea.
îm p o triva în ch eierii prin care a fo st soluţionată sesizarea form ulată de partea adversă
se poate face cerere de reexam inare, în term en de 5 zile de la data com unicării încheierii,
ceea ce înseam n ă că actul ju d icia r trebuie com unicat părţilor în vederea form ulării căii
de a ta c Cererea de reexam inare se soluţionează de un alt com plet, prin încheiere defini*
t iv i, prin raportare la art. 8 din Legea nr. 76/2012.
£. Consecinţele acordării ajutorului p u b lic judiciar. Partea căzută în pretenţii va fi obli
gată la plata către stat a sum elor de care a fost scutită partea care a câştigat procesul.
Prin urm are, cheltuielile de ju d eca ta aîe am belor părţi vo r fi suportate de partea care a
pierdut litigiul, aceasta fiind nevoită să suporte nu d o ar propriile cheltuieli, ci şi pe cele
efectuate de partea care a obţinut câştig de cauză, atât cele avansate de aceasta din
urm ă, cât şi cele de plata cărora a fo st scutită prin adm iterea cererii de acordare a aju
torului public judiciar.
Astfel, m inuta pronunţată într-o astfel de cauză va avea, cu privire la acest aspect,
urm ătorul conţinut: „A dm ite cererea de chem are tn ju d eca tâ fo rm u la tă de reclam an
tu l A în contradictoriu cu p â râ tu l B. (...) tn tem eiul a r t 18 din O.U.G. nr. 51/2008, obligă
p â râ tu l la plata către sta t a su m e i de Z lei, reprezentând aju torul p u b lic ju d ic ia r de care
a beneficiat reclam antul, su b fo rm a X. O bligă p â râ tu l la p la ta către reclam ant a su m e i în
cuantum de Y lei, cu titlu de ch eltu ieli de ju d e ca tâ (...)”.
în situaţia în care partea care a beneficiat de ajutor public ju d iciar cade în pretenţii,
cheltuielile procesuale avansate de către stat răm ân în sarcina acestuia [art. 19 alin. (1)
din O.U.G. nr. 51/2008]. Aceasta nu înseam nă însă că dispoziţiile art. 453 alin. (1) NCPC
nu-şi găsesc aplicabilitatea, astfel încât, ta cererea părţii care a câştigat procesul, par
tea căzută în pretenţii va putea fi obligată la plata cheltuielilor de judecată avansate de
aceasta, întrucât ajutorul p u b lic ju d ic ia r n u reprezintă decâ t scutirea de p rop riile ch e l•
tuieli. De altfel, aşa cum s-a arătat m ai sus, la prim irea cererii pentru acordarea ajutorului
public judiciar, i se va pune în vedere solicitantului faptul că, în cazul pierderii procesului,
cheltuielile de judecată a le celeilalte părţi vo r fi stabilite în sarcina sa.
Instanţa poate dispune în să , odată cu soluţionarea cauzei, obligarea părţii care a
beneficiat de ajutor public ju d icia r la restituirea, în to t sau în parte, a cheltuielilor avan
sate de către stat, dacă prin com portam entul nediligent avut în tim pul procesului a ca u
O su A Na r c is a Th so h a r i 261
A rt. 90 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
zat pierderea p rocesu lu i orî dacă prin hotărâre judecătorească s-d constatat că acţiunea
a fost exercitată abuziv [art. 19 alin. (2) din O .U.G. nr. 51/2008].
Referitor la forţa ju rid ic i a încheierii cuprinzând obligaţia de plată a sum elor prevă
zute la art. 17 alin. (2) şi art. 18, legiuitorul a stabilit că aceasta constituie titlu executoriu,
fiind com unicat din oficiu organelor com petente.
Ca atare, în cazul în care cererea a fo st făcută cu rea-credinţă ş\ solicitantul a fo st o bli
gat la plata unei despăgubiri şi a unei am enzi, precum şi în situaţia în care partea căzută
în pretenţii a fost obligată la plata către stat a acestor sum e, încheierea prin care se sta
bilesc aceste obligaţii va fi co m u n icat! organelor fiscale com petente, urm ând a fi pusă în
executare Tn conform itate cu norm ele fiscale.
De asem enea, potrivit art. 50: din ordonanţă, în situaţia în care, prin hotărâre defini
tivă, prin raportare la art. 8 din Legea nr. 76/2012, beneficiarul ajutorului public dobân
deşte bunuri sau drepturi d e creanţă a căror valoare, respectiv cuantum , depăşeşte de
1 0 o ri cuantum ul ajutorului pu b lic acordat, acesta este o b lig a t să restituie aju torul public,
procedura d e restituire fiind cea prevăzută la capitolul III din ordonanţa de urgenţă.
2.8. A ju to ru l p u b lic ju d ic ia r a co rd a t ce tă ţe n ilo r sta te lo r m em b re a le U n iu n ii Euro
p e n e so u a lto r p e rso a n e care a u d o m ic iliu l o r i re şe d in ţa o b işn u ită p e te rito riu l u n u i
sta t m e m b ru . Conform art. 41 din O .U.G. nr. 51/2008, ajutorul public ju d icia r poate fi
solicitat şi de cetăţeni ai unui stat m em bru al Uniunii Europene sau de persoane care au
dom iciliul sau reşedinţa obişnuită în unul dintre aceste state, altul decât Rom ânia.
Persoanele care nu sunt cetăţeni ai unui stat m em bru al Uniunii Europene şi nici nu
au dom iciliul sau reşedinţa obişnuită pe teritoriul Rom âniei sau al vreunui stat m em bru
pot beneficia de ajutor public ju d icia r num ai dacă între Rom ânia şi statul ai cărui cetăţeni
su n t sau pe al cărui teritoriu dom iciliază sau îşi au reşedinţa există încheiată o convenţie
privind accesul internaţional la ju stiţie1'1. în caz contrar, ajutorul public ju d iciar se poate
acorda d o ar în baza curtoaziei internaţionale, sub rezerva principiului reciprocităţii, con
form art. 21 din O.U.G. nr. 51/2008*
Cererea form ulată de aceştia se depune, însoţită de docum en te justificative, fie prin
interm ediul autorităţii centrale a statului m em bru de dom iciliu sau de reşedinţă al so li
citantului, fie prin interm ediul autorităţii centrale rom âne, fie direct la instanţa rom ână
com petentă potrivit art. 11 din ordonanţă. Cererea, precum şi în scrisu rile doveditoare se
depun traduse în lim ba rom ână, faţă d e aspectul că procedura în faţa instanţelor ju d e că
toreşti se desfăşoară în această lim bă.
A u to ritatea centrală rom ână asistă so licitan tu l, a s ig u rln d u -s e ca cerere a să fie
în so ţită de to ate d o cu m en tele co nexe pretinse de autoritatea com petentă a statului
solicitat.
262 D t U A N A R C IS A T H S Q H A fti
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 90
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 263
A rt. 91 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
nr. 146/1997 reglem entează procedura d e judecată a cererii de acordare a acestor bene
ficii legale pentru persoanele juridice.
Este în s i d e rem arcat faptul c i regufîle instituite d e art. 21 1 din Legea nr. 146/1997 nu
su n t diferite d e cele prevăzute şi expuse detaliat în O.U.G. nr. 51/2008.
Astfel, cererea de acordare a facilităţilor la plata taxelor ju d iciare d e tim bru se so lu
ţionează fă ră citarea porţilor, instanţa stabilind un term en în acest sens, în cam era de
consiliu. în ch eierea p ro n u n ţaţi se va com unica nu num ai solicitantului, dar şi părţii
adverse, daca este cazul, pentru a se da posibilitatea acestora să exercite cererea de
reexam inare în term en de 5 zile de la com unicarea încheierii.
Cererea de reexam inare este de com petenţa unui com plet de ju d eca tă diferit de cel
care a pronunţat încheierea atacată şi se soluţionează tot în cam era de consiliu, prin
încheiere definitivă, prin raportare la art. 8 din Legea nr. 76/2012. Dat fiind faptul că
legea nu prevede aspectul potrivit căruia cererea de reexam inare s-a r soluţiona fără
citare, se poate desprind e concluzia că sunt incidente prevederile de drept com un vizând
citarea părţilor.
în al doilea rând, facilităţile prevăzute de lege pentru persoanele ju rid ice pot cuprinde
exclusiv am ânarea, reducerea sau eşalonarea plăţii taxelor ju d iciare de tim bru, iar nu şi
scutirea de p lo ta acestora.
Facilităţile m enţionate în precedent pot fi acordate fie separat, fie cum ulativ,
ţin in d u -se cont de principiul disponibilităţii care guvernează şi această procedură.
în tim p ce pentru persoanele fizice, pe lângă posibilitatea scutirii parţiale sau totale
d e plata taxei ju d iciare de tim bru, legiuitorul a stabilit eşalonarea plăţii taxelo r judiciare
în cel m ult 48 de rate lunare, pentru persoanele ju rid ice eşalonarea se poate face num ai
pe parcursul a cel m ult 2 ani.
în cazul eşalonării sau am ânării, instanţa va transm ite hotărârea de încuviinţare, care
constituie titlu executoriu, M inisterului Finanţelor Publice/organelor com petente pen
tru urm ărirea executării obligaţiei de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a
hotărârii privind plata taxei ori a părţii din taxa datorată, la term en ele stabilite. în titlul
executoriu se v o r m enţiona şi codul de identificare fiscală, dom iciliul fiscal, precum şi
o rice alte date de identificare a debitorului. Executarea silită a hotărârii se va efectua
potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.
C O M E N T A R IU
în acord cu textul codului, potrivit art. 229 din O.U.G. nr. 92/2003, organele fiscale
sunt scutite de taxe, tarife, com isioane sau cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice
alte m ăsuri pe care le în d e p lin e sc în vederea adm inistrării creanţelor fiscale, cu excepţia
celo r privind com unicarea actului adm inistrativ fiscal.
264 D t U A N A * O S A T H S Q H A fti
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C IV IL A rt. 92
C O M E N T A R IU
D s l ia N a r c is a th so h ari 265
A rt. 92 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
părţilor {Capitolul II din Titlul II) este separat de capitolul conferit p a rtic ip irii M inisterului
Public în procesul civil (Capitolul (II din Titlul II).
Trebuie m enţionat, ca re g u li, că prin participarea procurorului în procesul civil legea
are în vedere participarea M inisterului Public, printr-unul dintre parchetele ce îl consti
tuie.
2. Fo rm ele p articip ării pro curo rulu i în procesul civil
2.1. Po rn irea a cţiu n ii civile. Potrivit art. 92 alin. (1) NCPC, procurorul poate porni
o rice acţiu ne civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor
legitim e ale m inorilor, ale persoanelor puse su b interdicţie şi ale dispăruţilor, precum şi
tn alte cazuri expres prevăzute de lege. Textul acestui articol nu a fo st m odificat faţă de
cel al art. 4 5 alin. ( l) C P C 1865.
în privinţa acestei prevederi legale, prin care se conferă procurorului dreptul de a
declanşa procesul civil, se im pun urm ătoarele precizări:
a) dreptul procurorului de a porni o rice acţiune civită vizează în fa p t dreptul M iniste
rului Public, printr-unul dintre parchetele ce îl constituie, de a form ula o cerere d e che
m a re în ju d eca tă , în num ele unei persoane, şi d e a o deduce spre soluţionare instanţelor
judecătoreşti;
b) procurorul poate pune în m işcare acţiunea civilă num ai în anum ite cazuri expres
p revă zu te de lege, iar nu în o rice situaţie. Astfel, procurorul are dreptul legal de a pro
m ova acţiunea civilă num ai pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitim e ale m ino
rilor, ale persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor (cererea de deschidere a
tutelei m inorului - art. 110 NCC; cererea de punere sub interdicţie judecătorească sau
d e ridicare a acesteia - art. 164 şi art. 177 N CC), precum şi în alte cazuri expres prevă
zute de lege [spre exem plu, cererea de încetare a activităţii partidului politic şi de radiere
a acestuia din registrul partidelor politice - art. 26 alin. (1) şi, respectiv, art. 4 6 alin. (2)
din Legea nr. 14/2003 privind partidele politice, republicată; cererea în anularea unui act
ju rid ic încheiat de m in or sau de persoana pusă su b interdicţie judecătorească, în ipoteza
în care actul s-a încheiat fără autorizarea instanţei de tutelă - art. 4 6 alin. (3) NCC; cere
rile în m ateria contenciosului adm inistrativ prevăzute de art. 1 alin. (4) şi (5) d in Legea
nr. 554/2004 etc.);
c) pentru apărarea drepturilor ş i intereselo r legitim e ale m inorilor, a le persoanelor
p u se su b interdicţie ş i ale dispăruţilor, procurorul poate introduce orice tip de acţiune
civilă, inclusiv p e cele cu caracter strict personal, care a r fi putut fi prom ovate num ai
d e către persoanele lim itativ enum erate d e lege [acţiunea în stabilirea m aternităţii -
art. 423 alin. (1), (2) şi (3) NCC; acţiunea în stabilirea paternităţii - art. 425 alin. (1) şi
(2) NCC; acţiunea în tăgada paternităţii - art. 429 NCC] sau pe cele care a r presupune o
m anifestare subiectivă din partea celui interesat (acţiunea în anularea căsătoriei pentru
viciul de consim ţăm ânt al soţului m in o r - a r t . 298 NCC).
Potrivit art. 296 NCC, o rice persoană interesată poate introduce acţiunea tn consta
tarea nulităţii absolute a căsătoriei. Cu toate acestea, procurorul nu poate introduce
acţiunea după încetarea sau desfacerea căsătoriei, cu excepţia cazului în care ar acţiona
pentru apărarea drepturilor m inorilor sau a persoanelor puse sub interdicţie. Ca atare,
pentru apărarea drepturilor dispăruţilor, procurorul nu a r putea introduce acţiunea
m enţionată după încetarea sau desfacerea căsătoriei;
d) în ipoteza în care cererea de chem are tn judecată a fost introdusă de către pro
curor, titula rul dreptul su b iectiv vizat în acţiune va f i intro dus în proces, potrivit art. 93
266 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T l T l U l II. P A R T IC IP A N Ţ II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 92
NCPC, acesta putând efectua acte procedurale d e dispoziţie sau solicita continuarea
ju d e c ă ţii dacă procurorul renunţă la judecarea cererii;
e) procurorul are dreptul sd renunţe Io ju d e ca re o cererii pe care a iniţiat-o, însă nu
are dreptul să renunţe la dreptul subiectiv civil dedus judecăţii, întru cât nu este titularul
acestuia, m otiv pentru care nu poate proceda nici la încheierea unei tranzacţii cu partea
chem ată în judecată;
f) în m ăsura în care procurorul introduce acţiunea civilă, acesta n u fa c e parte din
constituirea in sta n ţe i fig u râ n d în proces în calitote de reclam ant, tn această calitate,
parchetul respectiv se poate prezenta în faţa instanţei (prin consilier ju rid ic sau avocat)
sau nu, opţiunea fiind la libera sa apreciere;
g) din punctul de vedere al ordinii în care instanţa acordă cuvântul în proces, procuro
ru l care a in iţia t acţiunea va vorbi p rim u l, urm at fiind apoi de titularul dreptului introdus
în proces, iar apoi de partea adversă, potrivit art. 216 alin. (2) NCPC;
h) în toate cazurile în care procurorul introduce acţiunea, acesta n u va datoro taxe
de tim bru ţ i n ici cauţiune, textul art. 92 alin. (6) N CPC dublând şi com pletând art. 17 din
Legea nr. 146/1997. M inisterul Public nu va datora nici taxele Judiciare aferente căilor
de atac, independent dacă a participat sau nu în calitate de iniţiator al acţiunii civile în
cau2a respectivă. De asem enea, cu titlu d e exem plu, în ca2ul în care form ulează cerere
de suspendare a executării în cadrul unei contestaţii la executare silită, M inisterul Public
nu va datora cauţiune.
2.2. P a rticip a rea la ju d e ca ta a c ţiu n ii civile. Potrivit art. 92 alin. (2) NCPC, procuro
rul poate să pună concluzii t n orice proces civil, în oricare fază a acestuia, daca apreciază
că este necesar pentru apărarea ordinii d e drept, a drepturilor şi intereselor cetăţenilor.
Ca atare, procurorul p o a te participa la ju d e ca ta orică rei a cţiu n i civile, nu num ai la
soluţionarea celo r pe care le poate iniţia potrivit legii.
Participarea procurorului la judecata acţiunii civile este lăsată la aprecierea sa, iar nu
a instanţei de judecată, aceasta din urmă neputând suprim a reprezentantului M iniste
rului Public acest drept, invocând, de pildă, faptul că în acţiunea în curs de soluţionare
participarea sa nu ar fi necesară pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor şi intere
selor părţii. Prin urm are, în m ăsura în care procurorul doreşte să participe la judecarea
unei cereri, va învedera acest aspect instanţei de judecată, care, la rândul său, va lua act
de participarea procurorului, m enţionarea acestuia în con stituirea instanţei urm ând a fi
făcută în partea introductivă a încheierii de şedinţă sau a practicatei hotărârii judecăto
reşti.
Participarea la judecata acţiunii civile îi conferă procurorului d rep tu l de a p u n e con-
d u z ii as u p ra o ri că r u i asp ect Iiti gi o s, precu m şi de a propun e probe. Procu ro r u I n u a re în s ă
dreptul de a exercita acte procedurale de dispoziţie, întrucât nu este titularul vreunui
drept subiectiv care fa ce obiectul ju decăţii sau al cererii introductive, cu excepţia, evi
dent, a cazului în care este iniţiatorul acesteia.
Regula în m aterie este aceea că participarea procurorului la judecarea acţiunii civile
este facultativa.
Excepţia de ia această regulă este prevăzută în art. 92 alin. (3) NCPC, potrivit căruia în
cazurile anum e prevăzute de lege, participarea ş i punerea con cluziilor de către p ro cu ro r
su n t obligatorii, sub sancţiunea nulităţii absolute a hotărârii. Ca atare, în situaţia în care
legea prevede în mod expres faptul că judecata unei cereri se face cu participarea pro
curorului, atunci aceasta este obligatorie, iar soluţionarea cauzei trebuie să fie am ânată
dacă, d e pildă, procurorul nu este prezent.
O su A Na r c is a Th so h a r i 267
A rt. 92 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Expunem in continuare, cu titlu de exem plu, urm ătoarele cereri în privinţa soluţionă
rii cărora participarea procurorului este obligatorie:
-c e r e r e a de punere su b interdicţie judecătorească şi cererea de rid ica re a interdicţiei
judecătoreşti [art. 939 alin. (3) şi art. 942 alin. (1) NCPC);
- cererea de declarare a m orţii, cererea d e constatare a nulităţii hotărârii declara
tive de m oarte, cererea d e rectificare a datei m orţii (art. 945 alin. (4), art. 948 alin. (2) şi
art. 949 NCPC; este de m enţionat faptul că, în reglem entarea noilor coduri, nu m ai există
procedura d e declarare a dispariţiei);
- c e r e r e a de expropriere (art. 23 alin. (1) din Legea nr. 33/1994];
- cererea de decădere din exerciţiul drepturilor părinteşti (art. 508 alin. (2) NCC];
- c e r e r ile în m aterie d e adopţie (art. 76 alin. ( 1 ) din Legea nr. 273/2004, republicată];
- cererile privind stabilirea m ăsurilor de protecţie specială m enţionate în Legea
nr. 272/2004 [art. 125 alîn. ( 1 ) din lege];
- cererea d e înregistrare tardivă a naşterii [art. 18 alin. (2) din Legea nr. 119/1996,
republicată];
- cererea de anulare, m odificare sau com pletare a actelor de stare civilă (art. 57
alin. (2) din Legea nr. 119/1996; este d e m enţionat că cererea de rectificare a actelor de
stare civilă nu este de com petenţa generală a instanţelor judecătoreşti, ci a prim arului,
potrivit art. 58 din Legea nr. 119/1996].
în m ăsura în care legea prevede în m od expres participarea procurorului la judecată,
acesta va intra în constituirea instanţei, spre deosebire de situaţia în care procurorul a
introdus acţiunea civilă, caz în care acesta are calitatea de reclam ant.
Dacă un parchet a introdus o acţiune civilă pentru care legea prevede în mod
expres participarea obligatorie a procurorului, ne aflăm în situaţia în care participarea
procurorului la procesul civil îm bracă două form e: prim a form ă vizează calitatea acestuia
de iniţiator al acţiunii civile, caz în care figurează în proces pe poziţia de reclam ant,
putându-se prezenta sau nu la proces; a doua form ă priveşte calitatea sa de persoană
care intră în constituirea instanţei, a cărei prezenţă este obligatorie la fiecare term en de
judecată. în ipoteza descrisă anterior, chiar şi în cazul în care parchetele sunt aceleaşi,
reprezentanţii care vo r participa la judecată în num ele parchetului respectiv sunt
distincţi. în tim p ce în prim a form ă de participare, parchetul poate fi reprezentat prin
co n silier ju rid ic sau avocat, în cea de-a doua form ă, parchetul va fi reprezentat obligatoriu
printr-un procuror desem nat în acest scop, cu m enţiunea că nu este necesar ca la fiecare
term en d e judecată să participe unul şi acelaşi procuror.
în m ăsura în care procurorul a lipsit de la vreunul dintre term enele de judecată acor
date în cauza, în care participarea şi punerea concluziilor acestuia erau obligatorii, sanc
ţiunea ce intervine este nulitatea hotărârii, aceasta fiind pronunţată cu încălcarea nor
m elor ju rid ice privind constituirea instanţei.
Instanţa de judecată nu este ţinută de concluziile procurorului, aceasta putându-le
valorifica sau, dim potrivă, com bate prin soluţia pronunţată, instanţa fiind legată num ai
d e participarea şi de punerea concluziilor de către procuror, în situaţia în care acestea
sunt obligatorii.
Potrivit art. 216 alin. (2) teza a ll-a NCPC, reprezentantul M inisterului Public va vorbi
ce! din urm â, în afară d e ca 2ul când a pornit acţiunea, când va vorbi prim ul.
2.3. Exe rcita rea c a ilo r d e atac. în conform itate cu art. 92 alin. (4) NCPC, procurorul
poate să exercite căile de atac îm potriva hotărârilor pronunţate în cazurile prevăzute la
268 D t U A N A K iS A T U tO H A M
T l T l U l II. P A R T IC IP A N J II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 92
alin. ( 1 ), ch iar dacă nu a pornit acţiunea civilă, precum şi atunci când a participat la ju d e
cată, în condiţiile legii.
Noul Cod de procedură introduce în privinţa dreptului procurorului de a exercita
calea de atac o m odificare se m n ificativi faţă de reglem entarea anterioară, potrivit căreia
procurorul putea, în condiţiile prevăzute de lege, să exercite d i l e de atac îm potriva ori
căror h o t ir lr î [art. 45 alin. (5) C P C 1865].
Ca atare, în prezent, procurorul nu m ai poate ataca orice fel de h o tirâ re , în orice tip
de acţiune civilă, independent d a c i a participat sau nu la judecata acesteia.
Procurorul p o a te exercita câile de a ta c prevăzute de lege num ai în urm ătoarele două
ca 2uri:
a) ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor ş i intereselo r leg itim e ale
m inorilor, ale p e rso a n e lo r p u se sub interdicţie ţ i ale dispăruţilor, precu m ş i în a lte cazuri
expres p revă zu te de lege, când se prevede dreptul procurorului d e a introduce acţiune
civilă, independent dacă acest drept a fost exercitat de procuror în concret (dacă a intro
dus sau nu acţiunea civilă soluţionată prin hotărârea judecătorească atacată);
b) a lu n o când a p a rticip a t la ju d eca tă , independent dacă participarea sa era sau nu
obligatorie potrivit legii.
Prin urm are, în m ăsura în care procurorul nu avea posibilitatea să prom oveze
acţiunea civilă in tro d u şi d e reclam ant şi nici nu a participat la judecată, participarea sa
nefiind obligatorie, procurorul nu are dreptul să atace hotărârea pronunţată în c a u z i, o
e ve n tu a li cale de atac exercitată urm ând a fi respinsă ca in a d m isib ili.
Este de m enţionat în s i că, în m ăsura în care participarea procurorului la judecata în
faţa prim ei instanţe era obligatorie, iar aceasta nu s-a realizat, ch iar dacă acţiunea nu
este una dintre cele vî 2ate d e art. 92 alin. ( 1 ) NCPC, procurorul poate exercita calea de
atac îm potriva h o tirâ rii pronunţate cu nelegala alcătuire a instanţei.
Ca atare, apreciem că cele două cazuri prevăzute d e lege ar trebui com pletate cu cel
de-al treilea caz, şi anum e atunci când participarea p ro cu ro ru lu i era obligatorie potrivit
legii ş i acesta n u a lu a t p a rte la judecată.
Potrivit art. 468 alin. (4) NCPC, pentru procuror, term enul de a pel curge de la pronun
ţarea hotărârii, în afară de cazurile în care procurorul a participat la judecarea cauzei,
când term enul de apel curge de la com unicarea hotărârii. La aceste dispoziţii legale face
trim itere şi art. 485 alin. ( 1 ) teza a ll-a NCPC privitor la term en u l d e recurs.
Prevederea legală m enţionată în precedent se justifică prin prism a îm prejurării că
num ai în situaţia în care procurorul a participat la judecată, acestuia i se co m u n ic i hotă
rârea judecătorească, o interpretare contrară conducând la concluzia nefirească ca în
orice proces civil hotărârea să fie com unicată M inisterului Public.
Hotărârea judecătorească i se com unică M inisterului Public, dacă a participat la ju d e
cată, independent d a c i participarea şi concluziile sale erau obligatorii potrivit legii.
în m ateria recursului în in teresu l legii, art. 514 N CPC conferă calitate procesuală în
prom ovarea acestuia şi procurorului general al Parchetului de pe lângă în a lta Curte de
Casaţie şi Justiţie, din oficiu sau la cererea m inistrului justiţiei.
Din m om ent ce procurorul poate exercita calea de atac pentru apărarea drepturi
lor şi intereselor legitim e ale persoanelor enum erate la art. 92 alin. ( 1 ) NCPC, rezultă
c i în m isu ra în care persoana respectivă nu ar avea ea în săşi interes s i atace hotărârea
pronunţată în cauză, nici procurorul nu trebuie să exercite calea de atac, neexistând în
concret un drept ce a r trebui apărat. Spre exem plu, dacă pârâtul m in o r nu a fost legal
citat în etapa judecării cauzei în p rim i instanţă şi nici nu i s-a com unicat cererea d e che
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 269
A rt. 93 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
în ipoteza în care procurorul iniţiază acţiunea civilă, instanţa va dispune în mod
obligatoriu introducerea în cau 2 ă ş i citarea titularului dreptului în calitate d e reclam ant.
A preciem că această introducere în litigiu a titularului dreptului constituie un alt caz
1)1 în acela şi se n s, p rin d e c. civ. nr. 3 3 3 9 /R /2 0 1 1 , pro n u n ţată d e Trib . B u cu reşti, s. a iV-a civ., în do&arul
nr. 2 4 2 5 9 /2 9 9 /2 0 0 9 , n ep u b llca tâ , a fo st re sp in s ca nefondat re cu rsu l p ro m o vat d e M in iste ru l P u b lic, p rin care
a cesta a in vo cat ne le gala cita re a pârâtului în fa ţa p rim e i instanţe, ca le a d e atac fiin d exercitată îm p o triva unei
se n tin ţe civ ile p rin ca re se co n sta ta se perim ată cererea d e ch e m a re In ju d e ca tă .
270 D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T î l L I L II. P 4 R T IC IP A N ] II I A P R O C E S U L C I V I L A rt. 93
legal de introducere fo rţa ţi în c a u îi, din oficiu, a altor persoane, prin raportare la
art. 78 alin. ( 1 ) NCPC, m otiv pentru care dispoziţiile art. 78-79 N CPC vo r fi aplicabile în
m od corespunzitor.
Cel Introdus în proces va putea exercita octe proced ura le de dispoziţie, şi anum e va
putea renunţa la judecata cererii prom ovate de procuror (art. 406 N CPC) sau la dreptul
pretins prin acţiune, al c ir u i titu lar este (art. 408-409 NCPC) ori va putea încheia o tran
zacţie cu celelalte p ir ţ i litigante (art. 438-440 NCPC.
în m ăsura în care procurorul re n u n ţi la judecarea cererii pe care a iniţiat-o, titularul
dreptului va putea cere instanţei continuarea ju d e că ţii, caz îrt care soluţionarea cauzei
va avea loc num ai între acesta şi restul p ir ţilo r litigante, M inisterul Public fiind scos din
proces.
D a c i cererea de încuviinţare este fo rm u la ţi de către procuror, creditorul are dreptul
s i renunţe la executarea silită dem arată şi, de asem enea, dacă procurorul intenţionează
să renunţe la aceasta, creditorul are dreptul să solicite continuarea executării silite.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 271
Titlul IIL Competenţa instanţelor
judecătoreşti
S e c ţiu n e a 1. C o m p e te n ţa d o p a m a te rie ş i v a lo a re
C O M E N T A R IU
Com petenţa m ateriala (ratione m ateriae) presupune o delim itare între instanţe de
grad diferit şi este reglem entată su b aspect funcţional {după felu l atribuţiilor jurisdic-
ţionale) şi su b aspect procesual (după obiectul, valoarea sau natura cererii). Com petenţa
m a teriala fu n cţio n a lă determ ină şi precizează funcţia şi rolul atribuite fiecăreia dintre
categoriile instanţelor judecătoreşti, iar com petenţa m aterială procesuală determ ină
categoria de pricini care pot fi rezolvate, în concret, de o anum ită categorie d e instanţe
judecătoreşti.
N orm ele care reglem entează com petenţa m aterială sunt cuprinse în noul Cod de
procedură civilă şi în unele acte norm ative speciale şi au caracter d e ordine publică, d e la
care părţile nu pot deroga, prin convenţia lor, nici ch iar cu autorizarea instanţei.
272 A n d r s i a CONSTANTA
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n | € i o r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 94
j) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 lei inclusiv,
indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti;
2J« abrogat;
3. căile de atac îm potriva hotărârilor autorităţilor adm inistraţiei publice cu
activitate jurisdicţională şi ale altor organe cu astfel de activitate, în cazurile pre
văzute de lege;
4. orice alte cereri date prin lege în com petenţa lor.
C O M E N T A R IU
Cererile care, prin art. 94, revin expres judecătoriei pentru judecata în prim ă instanţă,
sunt:
a) cererile d o te de n o u l C o d civil în com petenţa instanţei d e tutelă $I de fa m ilie,
cu excepţia ce lo r d a te expres p rin lege în com petenţa a lto r instanţe. Judecătoria este
instanţă de drept com un în m ateria relaţiilor d e fam ilie şi a ocrotirii persoanei fizice,
instanţa de tutelă şi d e fam ilie fiind specializată în această m aterie.
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
prevede, în art. 229 alin. (1), că „organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instanţei de
tutelă ţi de fam ilie se stabilesc prin legea privind organizarea judiciară'.
Conform alin. (2) lit. a) al aceluiaşi art. 229, „până la reglem entarea prin lege a organi
zării şi funcţionării instanţei de tutelă, atribuţiile acesteia, prevăzute d e Codul civil, sunt
îndeplinite de instanţele, secţiile sau, după caz, com pletele specializate pentru m inori
şi fam ilie". O dispoziţie asem ănătoare se regăseşte în art. 76 din Legea n r 76/2012 de
punere în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul d e procedură civilă.
Aşadar, potrivit acestor norm e tranzitorii, cererile form ulate după data intrării în
vigoare a noului Cod civil, de com petenţa judecătoriei, ca instanţă de tutelă şi de fam ilie,
se soluţionează, până la m odificarea Legii nr. 304/2004, de secţiile sau com pletele spe
cializate pentru m inori şi fam ilie, înfiinţate în conform itate cu art. 39 alin. (2) din Legea
nr. 304/2004.
De asem enea, tot prin norm e tranzitorii, prin Regulam entul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al M agistraturii
nr. 387/2005, s-au stabilit regulile de repartizare aleatorie, către com pletele specializate
pentru judecarea cauzelor cu m inori şi d e fam ilie, a unor cereri prevăzute de noul Cod
civil în com petenţa instanţelor d e tutelă şi fam ilie, precum şi de înregistrare a acestora -
art. 9 6 L alin. (3)-(10) din regulam ent.
Cererile date de noul Cod civil în com petenţa instanţei de tutelă şi de fam ilie sunt:
- cererile arătate în art. 107 NCC, respectiv procedurile prevăzute de cod privind
ocrotirea p e rso anei fizic e (din în treg T it lu lu i, cu această denum ire, al Cărţii I „Despre
persoane"), de exem plu: num irea tutorelui, în lipsa unui tutore desem nat (art. 118 NCC),
înlocuirea tutorelui (art. 121 N CC), constituirea consiliului de fam ilie (art. 125 NCC);
m ăsuri legate de exercitarea tutelei (art. 133-155 NCC), atât cu privire la persoana, cât
şi la bunurile m inorului, precum : stabilirea reşedinţei m inorului (art. 137 NCC), inventa
rierea bunurilor (art. 140 NCC), autorizarea actelor de dispoziţie făcute de către tutore
cu privire la bunurile m inorului su b 14 ani (art. 144 N CC), respectiv a aceloraşi acte efec
tuate de către m inorul peste 14 ani (art. 146 NCC); toate procedurile legate de ocrotirea
interzisului ju d ecătoresc (art. 164-177 N CC şi art. 935 NCPC) şi de instituire a curatelei
(art. 178-186 NCC);
- cererile indicate în art. 265 N CC, respectiv toate m ăsurile şi litigiile prevăzute în
Cartea a ll-a „D espre fam ilie", de exem plu: acţiunea în constatarea nulităţii absolute
sau în anularea căsătoriei {art. 293-306 NCC); toate litigiile referitoare ia drepturile şi
obligaţiile patrim oniale a le soţilor (Capitolul V I al Cărţii a ll-a); divorţul şi litigii privitoare
la efectele divorţului asupra raporturilor patrim oniale dintre soţi (art. 385-395 N CC şi
art. 914 NCPC) şi asupra raporturilor dintre părinţi şi copii (art. 396-404 NCC); acţiunile
privind filiaţia (art. 421-450 NCC); adopţia (Capitolul III, Titlul III al Cărţii a ll-a); toate
litigiile în legătură cu exercitarea autorităţii părinteşti (Titlul IV) şi cu obligaţia de
întreţinere (Titlul V);
274 A n d r s i a COHSTÂHOA
T it l u l IM. C o m p e t e n ţ a in s t a n j e io r j u d e c ă t o r e ş t i A rt. 94
- cererile d e ocrotire a cop ilu lu i prevăzute în le g i speciale (Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şî prom ovarea drepturilor copilului).
Dintre aceste cereri, su n t de com petenţa în prim ii instanţă a trib un a lu lui cererile
referitoare la adopţie [art. 7 4 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adop
ţie i, republicată) şi cauzele privind stabilirea m ă surilor d e protecţie sp eciolâ prevăzute
de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi prom ovarea drepturilor copilului (art. 124 din
Legea nr. 272/2004}. Judecătoria fiind instanţă de drept com un în m ateria la care face
referire art. 94 p c t 1 fit. a) NCPC, înseam nă că toate celelalte cereri, altele decât cele
pentru care tribunalul este com petent, revin sp re com petentă solu ţio n a re judecătoriei.
Cererile privind instituirea tutelei, ca m ăsură alternativă d e protecţie a copilului, deşi
sunt prevăzute de Legea nr. 272/2004, su n t de com petenţa judecătoriei. Tn aplicarea
D eciziei nr. 111/2007 pronunţate de în alta Curte d e Casaţie şt Justiţie, Secţiile Unite într-un
recurs în interesul legii, instanţa suprem ă a arătat, în esenţă, că art. 124 din Legea
nr. 272/2004, care prevede com petenţa tribunalului, nu este aplicabil, deoarece insti
tuirea tutelei nu face parte din m ăsurile d e protecţie specială a copilului strict deter
m inate în cuprinsul art. 55 din lege. Acelaşi raţionam ent poate fi urm at şi în ca 2ul
cererilor privind încetarea tutelei.
Trebuie precizat, de asem enea, că art. 9 1 4 NCPC prevede expres com petenţa judecă
toriei în privinţa soluţionării cererii de divorţ, ?n tim p ce, pentru cererile d e p unere sub
interdicţie judecăto rească, com petenţa judecătoriei este atrasă în virtutea art. 9 4 pct. 1
lit. a) NCPC, deoarece art. 935 N CPC nu arată o altă instanţă com petentă;
b) cererile referitoare la înregistrările în registrele de sta re civilă, p o trivit legii. Este
vorba despre cererile prevăzute de Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă,
republicată, respectiv, în funcţie de aplicarea legii în tim p, d e noul Cod civil, art. 99
alin. (3) şi (4) - stabilirea ori contestarea stării civile a unei persoane - şi art. 1 0 0 - anu
larea, com pletarea, m odificarea sau rectificarea actelor de stare civilă.
Legea nr. 119/1996 conţine prevederi exprese prin care este atribuită judecătoriei
com petenţa soluţionării cererilo r privind: înregistrarea tardivă a naşterii art. 18 alin. ( 2 );
anularea, com pletarea şi m odificarea actelor de stare civilă (art. 57 alin. (2)];
c) cererile având ca obiect adm inistrarea clă d irilo r cu m a i m ulte etoje, apartam ente
sa u sp a ţii aflate în proprietatea exclusivă a u n o r persoane diferi te, precu m ş i cele p ri
vin d raporturile ju rid ice stabilite de asociaţiile de p rop rieta ri cu alte perso a n e fizic e sau
perso a n e ju rid ice, d u p ă caz. în privinţa cererilor m enţionate la art. 9 4 pct. 1 lit. c) NCPC,
prim a teză vizează părţile com une din clădirile cu m ai m ulte etaje, apartam ente sau spa
ţii aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite, al căror regim ju rid ic este
reglem entat prin art. 648-659 NCC. dacă acesta este aplicabil.
în ceea ce priveşte cererile m enţionate în cea de-a doua teză, sunt avute în vedere
toate raporturile ju rid ice ale asociaţiilor de proprietari, stabilite cu persoane fizice sau
juridice, inclusiv cu propriii m em bri. în toate aceste cazuri, com petenţa aparţine exclusiv
judecătoriei, indiferent d e valoarea obiectului cererii sau natura litigiului în care una din
tre părţi este asociaţia de proprietari. Raporturile ju rid ice dintre asociaţia de proprietari
şi m em brii săi continuă să fie reglem entate d e Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari;
d) cererile de evacuare prevăzute d e art. 9 4 pct. 1 lit. d) N CPC sunt de com petenţa în
prim ă instanţă a judecătoriei, indiferent d e valoarea obiectului cererii.
în aplicarea art. 997 N CPC cu referire la art. 9 4 pct. 1 lit. d) NCPC, şi cererea de eva
cuare form ulată pe calea ordonanţei preşedinţiale se soluţionează întotdeauna de ju d e
cătorie, în prim ă instanţă.
De asem enea, şi în cazul în care se apelează la procedura specială privind evacuarea
din im obilele folosite fără drept, reglem entată de art. 1033 şi urm. NCPC, com petenţa
revine to t judecătoriei, în acest sens fiind prevederile exprese ale art. 1035 NCPC.
Su b im periul legii anterioare de procedură civilă şi al Codului com ercial din 1887,
practica judiciară"' a considerat constant că soluţionarea unei cereri Tn evacuare a unei
societăţi com erciale dintr-un im obil aparţinând unui fond de com erţ este de com pe
tenţa tribunalului ?n prim ă instanţă, dat fiind caracterul com ercial al litigiului şi în apli
carea art. 2 pct. 1 lit. a) C P C 1865. în aplicarea acestei ju rispru den ţe constante, a r urma,
atunci când cel puţin una dintre părţi este un profesionist, cererile de evacuare să fie de
com petenţa în prim ă instanţă a se cţiilo r sau com pletelor specializate înfiinţate la nivelul
judecătoriei.
e) cererile referitoare Io zid u rile ş i şanţurile com une, distanţa construcţiilor ş i planta
ţiilor, d rep tu l de trecere, precum pi la orice servitu ţi sa u olte lim itări ale d rep tu lu i de p ro
prietate prevăzute de lege, stabilite de p ă rţi o ri instituite p e cale jud ecătorească. Cererile
de la lit. e) a pct. 1 al art. 94 evocă prevederile art. 660 NCC (despărţiturile com une), precum
şi întreg Capitolul III „Lim itele juridice ale dreptului de proprietate privată" (art. 602-630}
din Titlul II „Proprietatea privată" al Cărţii a lll-a „Despre bunuri" din noul Cod civil.
A ceste cereri atrag com petenţa d e prim ă instanţă a judecătoriei, indiferent de valoa
rea obiectului cererii;
f) cererile privitoare la străm utarea de hotare ş i cererile în grăniţuire. Cererile prevă
zute la lit. f) a pct. 1 af art. 9 4 sunt, Tn prim ul rând, cele prin care se valorifică obligaţia de
grăniţuire consacrată de art. 560 NCC.
Străm utarea de hotare nu este reglem entată expres, o singură referire este făcută în
noui Cod de p ro c e d u ri civilă, în mod sim ilar, atât în reglem entarea anterioară (art. 300
CPC 1865), cât şi în cea actuală (art. 484 N CPC), în ceea ce priveşte efectul suspensiv de
drept al recursului. Prin această cerere, se tinde la respectarea unei linii de hotar stabi
lite anterior, spre deosebire de cererea în grăniţuire, ce are drept obiect tocm ai trasarea
acesteia.
Aceste cereri atrag com petenţa de prim ă instanţă a judecătoriei, indiferent de valoa
rea obiectului cererii;
g) cererile p o seso rii prevăzute la art. 94 pct. 1 lit. g) sunt reglem entate su b form a unei
proceduri speciale în art. 1002-1004 NCPC, vizând instituţia d e drept civil al cărei regim
ju rid ic este descris în art. 949-952 NCC.
Aceste cereri atrag com petenţa d e prim ă instanţă a judecătoriei, indiferent de valoa
rea obiectului cererii;
h) cererile p rivin d obligaţiile de a fa c e sa u de a n u fa c e neevaluabile în bani, indiferent
de iîv o ru l lo r contractual sa u extracontroctual, cu excepţia celor date d e lege în com
petenţa a lto r instanţe. în privinţa cererilor vizând obligaţii de a face ori de a nu face, se
observă că legiuitorul alătură acestora sintagm a „neevaluabile în bani".
A cest lucru nu înseam nă că legiuitorul a considerat că toate aceste categorii de cereri
nu au caracter patrim onial; în m ăsura în care su n t evaluabile în bani, cererile cu acest
1)1 D e e xe m p lu . C .A , B u cu reşti, s. a lV*a civ.. d e c. civ. nr, 2 2 1 /2 0 2 2 , irevo cab ilă, ş i Trib. laşi, s. co m . ş i d e cont.
adm ., d e c. co m . nr, 1 6 6 /1 2 0 0 9 , irevo cab ilă, a m b e le p u b lica te p e Dortal.ju5t.ro.
276 A N O M t A C O N S 7A N O A
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n | € i o r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 94
obiect su n t supuse criteriului valoric şi sunt de com petenţa judecătoriei doar dacă nu
depăşesc plafonul de 200.000 lei prevăzut de art. 9 4 pct. 1 fit. j ) NCPC111;
i) cererile de îm părţeală jud iciară, indiferent de valoare, se soluţionează, de asem e
nea, în p r im i instanţă de c it r e judecătorie.
în tru câ t norm a nu distinge, această com petenţă aparţine judecătoriei şi în cazul cere
rilor de îm părţeală judiciară în m aterie succesorală. D ispoziţiile art. 105 NCPC referitoare
la valoarea obiectului cererilor în m aterie de m oştenire nu pot fi considerate derogatorii
de la regula prevăzută de art. 94 pct. 1 lit. i) NCPC, întrucât sunt form ulate generic, în
tim p ce o derogare a r fi trebuit reglem entată explicit în privinţa cererilor de îm părţeală
în această m aterie. Din coroborarea norm elor în discuţie ar rezulta că sunt supuse crite
riu lu i valoric toate cererile provenind dintr-o succesiune, cu excepţia celor de îm părţeală
jud iciară, care sunt de com petenţa în prim ă instanţă a judecătoriei, indiferent d e valoa
rea obiectului cererii.
Cererile privind partajul bunurilor com une ale so ţilo r se soluţionează de către secţiile
sau com pletele specializate pentru m inori şi fam ilie, dacă există {dacă nu există, se
soluţionează, în mod evident, de un com plet civil) şi, în viitor, d e instanţele de tutelă,
în conform itate cu art. 265 NCC cu referire la art. 357 N CC (partajul în tim pul lichidării
com unităţii legale), art. 358 N CC (partajul în tim pul regim ului com unităţii legale) şi
art. 320 N CC (lichidarea regim ului m atrim onial) din acelaşi cod.
Această com petenţă se m enţine chiar dacă bunul face obiect al unui aport la soci
etăţi, asociaţii sau fundaţii, conform art. 348 NCC, nefiind vorba despre un litigiu între
profesionişti;
j) orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 2 0 0 .000 lei inclusiv, indi
ferent d e calitatea părţilor, profesionişti sau neprofes ion işti. Intră în această catego
rie cererile evaluabile în bani, cu excepţia celor enum erate la pct. 1 lit. a)-g) şi lit. i)
NCPC, care se soluţionează de către judecătorie indiferent de valoare, în privinţa cărora
este lipsită de relevanţă valoarea obiectului cererii şi calificarea lor drept evaluabile ori
neevaluabile în bani, precum şi cu excepţia celo r prevăzute la pct. 1 lit. h), al căro r regim
a fo st învederat în cadrul com entariului d e m ai sus.
în ceea ce priveşte litigiile cu profesionişti - in t r e profesionişti sau între aceştia şi alte
subiecte de drept c iv il- , art. 3 N CC prevede că dispoziţiile codului se aplică şi raporturi
lor în tre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi o rice alte subiecte de drept
civil. 5 unt consideraţi profesionişti „toţi cei care exploatează o întreprindere", astfel cum
această activitate este definită în aţin. (3), sfera noţiunii de „profesionist" fiind conturată
şi prin art. 8 din Legea nr. 71/2011.
Conform art. 230 lit. c) din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil,
Codul com ercial din 1887 a fo st abrogat în cea m ai m are parte la data intrării în vigoare a
noului Cod civil (o m ică parte în c e tln d u -şi efectele la data intrării în vigoare a noului Cod
de procedură civilă ori chiar la m om entul apariţiei unut cod m aritim ).
în aceste condiţii, toate litigiile cu profesionişti au o natură civilă, iar calitatea de pro
fesionist nu m ai reprezintă un criteriu pentru delim itarea com petenţei m ateriale între
judecătorie şi tribunal.
Va Ioa rea obi ect u Iu i ce re ri i co nstitu i e, ca reg u fă, un crite ri u d e pa rtaj a re a corn petenţei
ratione m ateriae, indiferent de calitatea părţilor, astfel cum prevede art. 9 4 pct. 1 lit. j)
U| Pentru discuţii în legătură cu determinarea caracterului evaluabil ori neevaluabil în bani al unei cereri, a se
vedea mfro, comentariile de fa art. 101.
NCPC, cu excepţia situaţiilor de atribuire a com petenţei, prin lege, exclusiv judecătoriei
ori tribunalului, după caz.
Cu toate acestea, calitatea de profesionist a cel puţin uneia dintre părţi interesează
delim itarea com petenţei din punct de vedere funcţionai, deoarece ch iar la nivelul ju d e
cătoriei se pot înfiinţa se cţii sau com plete specializate care soluţionează asem enea
cereri, iar potrivit art. 136 NCPC, dispoziţiile privitoare la excepţia de necom petenţă şi (a
conflictul d e com petenţă se aplică şi în cazul secţiilor specializate şi al co m p letelo r spe
cializate. Drept urm are, în m ăsura în care există asem enea secţii sau com plete la nivelul
judecătoriilor, iar asupra cauzei s-a pronunţat un alt com plet decât cel specializat, hotă
rârea astfel pronunţată poate fi anulată în apel, conform art. 4 8 0 alin. (4) NCPC, dacă
sunt îndeplinite şi celelalte condiţii ale norm ei.
2. C ontrolul d e legalitate al h o tărârilo r a u to rită ţilo r a d m in istra ţie i pu blice cu a ctivi
tate ju risd icţio n a lă şi ale a lto r organ e cu astfel d e activitate. în privinţa acestui aspect,
nu există o m odificare de substanţă în conţinutul norm ei privind com petenţa judecăto
riei faţă de vechea reglem entare (art. 1 p c t 2 CPC 1865), ci d o ar una form ală. Astfel, este
generic indicat cadrul procesual al controlului judecătoresc, al unei căi de atac, în loc
de a se preciza că judecătoria soluţionează „plângerile" îm potriva hotărârilor entităţilor
m enţionate de legiuitor.
A cest control intervine num ai dacă este expres prevăzut de lege, iar calea d e atac
poate avea diferite denum iri: plângere, precum în cazul căilo r de atac îm potriva hotă-
rârilor co m isiilor ju deţene de aplicare a Legii nr. 18/1991, îm potriva în ch eierilo r privind
înscrieri în cartea funciară potrivit Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii im o
biliare, îm potriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sanc
ţiunii în baza 0 .6 . nr. 2/2001 ori al 0 .6 . nr. 15/2002 sau contestaţie, precum în cazul
contestaţiilor privind adm iterea sau respingerea candidaturilor pentru alegerile locale,
conform Legii nr. 67/2004.
Noţiunea de „hotărâre" include toate actele care provin d e la organele din afara sis
tem ului judecătoresc şi asupra cărora judecătoria exercită un control de legalitate.
3. A lte cereri d ate prin lege în com petenţa ju d ecăto riei. Prin norm e speciale, atât
din noul Cod de procedură civilă, cât şi din alte acte norm ative, îi sunt atribuite spre so lu
ţionare exclusiv judecătoriei cereri precum:
- contestaţia în anulare şi revizuirea exercitate îm potriva unei hotărâri pronunţate
d e judecătorie;
- cererea de îndreptare a greşelilor m ateriale strecurate în propriile hotărâri sau
încheieri;
- c e r e r ile d e încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare, precum şl orice
alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în com pe
tenţa altor instanţe sau organe, conform art. 650 NCPC;
- contestaţia la executare privind înţelesul, aplicarea şi întinderea dispozitivului (con
testaţia la titlu), dacă titlul executoriu îl reprezintă propria hotărâre, conform a r t 713
alin. (3) NCPC;
- cererea de asigurare a probelor pe cale p rin cip a li, conform art. 360 NCPC;
- cererile cu valoare redusă, soluţionate conform procedurii din art. 1025-1032 NCPC;
- cererile de înscriere în cartea funciară a drepturilor reale im obiliare dobândite în
tem eiul uzucapiunii,conform art. 1050 NCPC;
278 A N O M t A C O H ST Â H O A
T it l u l IM. C o m p e t e n ţ a in s t a n ţ e l o r j u d e c ă t o r e ş t i A rt. 95
- cererea privind anularea ofertei reale u rm a ţi de consem nat iu ne, conform art. 1009
NCPC;
- cererea de înscriere a asociaţiei sau fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi funda
ţiilor, conform art. 7 şi art. 17 din 0 .6 . nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;
- cererile de autorizare a asociaţiilor constituite în vederea adm inistrării şi gospo
dăririi terenu rilo r forestiere, conform art. 28 din le g e a nr. 1 /2 000 pentru reconstituirea
dreptului d e proprietate asupra terenu rilo r agricole şi celor forestiere.
A c e a sti enum erare nu este lim ita tivi, dim p o triv i, are un caracter e x e m p lifica ţii
E x işti sau pot exista unele situaţii speciale pentru anum ite judecătorii în sensul sta
bilirii unei com petenţe exclusive. Astfel, Ju decătoria Secto ru lu i 1 Bucureşti soluţionează,
de exem plu:
- cererile referitoare ia anularea, m odificarea, rectificarea sau com pletarea actelor
de stare c iv ili sau m enţiunilor înscrise pe acestea, în cazul în care cererea este făcută de
un c e tite a n străin ori de un cetăţean rom ân cu d o m iciliu iîn străinătate, conform art. 57
alin. (3) din Legea nr. 119/1996;
- cererile form ulate în procese de drept privat cu elem ente de extraneitate, de com
petenţa instanţelor rom âne, în situaţiile în care nu poate fi identificată instanţa com pe
tentă să ju d ece cauza,conform art. 1071 alin. (2) NCPC;
- plângerile form ulate îm potriva proces el or-verba le d e constatare şi sancţionare a
contravenţiilor încheiate d e persoanele îm puternicite din cadrul A utorităţii N aţionale
pentru Reglem entarea şi M onitorizarea A ch iziţiilor Publice, conform art. 192 alin. (2) din
O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anu m ito r contracte d e achiziţii publice în dom e
niile a p ir ir ii şi se cu ritiţii.
C O M E N T A R IU
în actuala reglem entare, tribunalele judecă în prim ă instanţă, ca instanţe d e apel şi ca
instanţe de recurs, precum şi o rice alte cereri date prin lege în com petenţa lor.
1. Ju decata în prim ă instanţă. în actuala reglem entare, tribunalul este instanţa de
d rep t com un în ceea ce priveşte judecata în prim ă instanţă, în sensul că, ori de câte ori
legiuitorul nu prevede instanţa com petentă a soluţiona o anum ită cerere, aceasta va fi
judecată în prim ă instanţă de către tribunal.
Această com petenţă rezultă din atribuirea către tribunal, spre soluţionare în primă
instanţă, a tu tu ro r cererilor care nu su n t date prin lege în com petenţa altor instanţe,
atribuire prevăzută expres în art. 95 pct. 1 N CPC într-o form ulare cvasM dentică celei
din art. 1 pct. 1 CPC 1865 cu referire la judecătorie, care a reprezentat instanţa de drept
com un în reglem entarea anterioară.
Textul stabileşte şi com petenţa generala a tribunalului, deoarece exclude din
com petenţa sa cererile date prin lege în „com petenţa altor instanţe" fiind vorba nu
A N D tt t IA C C N S T A N D A 279
A rt. 95 Ca r tea I. D i s p o z iţ ii g e n e r a l e
num ai de alte instanţe judecătoreşti, care su n t m enţionate de art. 2 alin. (2) d in Legea
nr. 304/2004, ci şi de orice alte organe cu activitate jurisdicţională.
în raport d e prevederile de drept com un ori din legi speciale care reglem entează
com petenţa altor instanţe, tribunalul judecă în prim ă Instanţă, de exem plu:
- cererile eva lu a b ile în b a n i în valoare d e peste 200.000 lei, indiferent d e calitatea
părţilor, profesionişti sau neprofes ion işti, cu excepţia celor date în com petenţa ju d e că
toriilor;
- cererile neevaluabile în bani, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau nepro
fes ion işti, în afară de cele date î n com petenţa altor instanţe.
Intră în această categorie, de exem plu, toate cererile prevăzute de le g e a societăţilor
nr. 31/1990, conform art. 63 din lege, cererile în m ateria insolvenţei sau concordatului
preventiv, conform art. 6 din Legea insolvenţei nr. 85/2006, art. 5 alin. (1) Legea
nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi m andatului ad-hoc şi
art. 120 NCPC;
- cererile în m ateria d rep tu rilo r de proprietate intelectuală, dacă prin legea specială
nu se stabileşte altfel.
Astfel, principalele acte norm ative în m aterie: Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe. Legea brevetelor de invenţii nr. 64/1991, Legea nr. 84/1998
privind m ărcile şi indicaţiile geografice, Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor
şi m odelelor industriale, precum şi în Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri
d e plante se referă generic la instanţele judecătoreşti com petente a soluţiona litigiile cu
privire la drepturile specifice recunoscute prin fiecare lege în parte, cu excepţia anum itor
cazuri, strict prevăzute, pentru care indică o anum ită instanţă com petentă. O asem enea
form ulare conduce la concluzia că toate celelalte cereri vizând drepturile recunoscute de
această lege sunt de com petenţa tribunalelor;
2. Co m p eten ţa trib u n a lu lu i ca instan ţă d e a p e l. Ca instanţe d e apel,tribunalele
ju d e că apelurile îm potriva hotărârilor pronunţate de judecătorii î n prim ă instanţă, în
cazurile în care acestea pot fi atacate cu apei. De asem enea, în cadrul procedurii necon-
tencioase, apelul îm potriva încheierii date de preşedintele judecătoriei se judecă de tri
bunal, potrivit art. 537 alin. (3) NCPC.
3. Co m p eten ţa trib u n a lu lu i ca instanţă d e recurs. Ca instanţe de recurs, tribunalele
ju d e c i recursuri, în cazurile anum e prevăzute d e lege.
Aşadar, în acele situaţii în care legea prevede că hotărârile judecătoriei su n t suscep
tibile de recurs, această cale de atac este de com petenţa tribunalului. Pot fi m enţionate,
d e exem plu: hotărârea prin care se constată renunţarea la judecată - art. 406 alin. (6)
NCPC; hotărârea prin care se respinge cererea în fond ca urm are a renunţării la dreptul
subiectiv - art. 410 NCPC; încheierea asupra suspendării procesului - art. 4 1 4 NCPC;
hotărârea care constată perim area procesului - art. 421 N CPC; hotărârea dată în baza
recunoaşterii pretenţiilor - art. 437 NCPC; hotărârea care consfinţeşte tranzacţia inter
venită între părţi - art. 4 4 0 NCPC.
4. A lte cereri d ate prin lege în com petenţa trib u n alu lu i. în ba 2a u n o r norm e spe
ciale, fie d i n noul Cod de procedură civilă, fie din alte acte norm ative, tribunalele mai
ju d e că orice alte cereri date p r i n lege în com petenţa lor (în prim ă instanţă sau, după caz,
într-o cale de atac):
- conflictele individuale ş i colective de m unca. Astfel, potrivit art. 208 d i n Legea dia-
iogului social nr, 62/2011, în form a m odificată p r i n art. XXI d i n Legea nr. 2/2013 privind
280 A n d r s i a C O N S 7A N O A
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n ţ e i o r i u d e c A t o r s ş t i A rt. 95
282 A n d r s i a CONS7ANOA
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n | € i o r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 96
Prin norm e speciale, com petenţa de soluţionare a anum itor cauze aparţine Tribuna
lu lu i Bucureşti, în prim ă instanţă, în prim ă şî ultim ă instanţă sau, după ca2, în calea de
atac specifică m ateriei respective.
Se pot m enţiona, cu titlu exem plifica tiv: cereri în m ateria brevetelor de invenţii
(indicate în Legea nr. 64/1991), a m ărcilor şi a indicaţiilor geografice (conform Legii
nr. 84/1998); cererile în m aterie de adopţie, ?n cazul ?n care com petenţa teritorială nu se
poate determ ina prin aplicarea art. 7 4 alin. (3) din Legea n r 273/2004; cererile privind
înregistrarea partidelor politice, cererea prin care M inisterul Public solicită încetarea
activităţii partidului politic şi radierea acestuia din Registrul partidelor politice, cererea
de înregistrare a alianţelor politice, cererile referitoare la reorganizarea partidelor poli
tice, precum şi cererile care privesc dizolvarea judecătorească sau constatarea încetării
existenţei unui partid politic {Legea nr. 14/2003); cererile form ulate în procese d e drept
privat cu elem ente de extraneitate, d e com petenţa instanţelor rom âne, în situaţiile în
care nu poate fi identificată instanţa com petentă să ju d ece cauza [art. 1072 alin. (2)
N CPC]; contestaţia îm potriva deci 2iei adoptate d e către Com isia Centrală pentru Sta
bilirea D espăgubirilor - privind stabilirea despăgub irilo r aferente im obilelor preluate cu
titlu abu 2iv - sau, după ca 2, a refuzului acesteia d e a em ite decizia, atunci când recla
m antul nu are nici dom iciliul, nici reşedinţa în Rom ânia şi nici repre2entant cu dom iciliul
în Rom ânia (Titlul VII din Legea nr. 247/2005, m odificat prin Legea n r 2/2013 privind
unele m ăsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti).
C O M E N T A R IU
1. Co m p eten ţa în prim ă instanţă. în prim ă instanţă, curţile de apel ju d e c a cererile în
m aterie de contencios adm inistrativ ş i fisca l, potrivit legii speciale. Aşadar, curţile de apel
judecă în această m aterie cererile anum e atribuite prin lege speciala, tribunalele fiind
instanţe de drept com un.
Potrivit Legii contenciosului adm inistrativ nr. 554/2004, astfel cum a fo st m odificată
prin Legea nr. 76/2012, începând cu data de 15 februarie 2013, secţiile de contencios
adm inistrativ şi fiscal ale curţilor de apel soluţionează:
- lit ig iile privind actele adm inistrative em ise sau încheiate d e autorităţile publice cen*
trale, precum şi cele care privesc taxe şi im pozite, contribuţii, datorii vam ale, precum şi
accesorii ale acestora mai m ari d e 1.000.000 de lei, dacă prin lege organică specială nu
se prevede altfel;
- toate cererile privind actele adm inistrative em ise d e autorităţile publice centrale
care au ca o b iect sum e reprezentând finanţarea neram bursabifă din partea U niunii Euro*
pene, indiferent de valoare.
2. Co m p eten ţa ca instan ţă de a p e l. Ca instanţe de apel, curţile d e apel ju d e câ apelu
rile declarate îm potriva hotărârilor pronunţate de trib u n ale în prim ă instanţă.
A N D t t t I A C C N S T A N 0A 283
A rt. 96 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
284 A N O M t A C O H ST Â H O A
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n ţ e i o r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 97
C O M E N T A R IU
1. O rganizarea în a lte i C urţi d e C asaţie şi Ju stiţie . Legea nr. 304/2004 privind orga
nizarea judiciară prevede organizarea în altei Curţi în 4 secţii - Secţia I civilă, Secţia a ll-a
civilă, Secţia penală, Secţia d e contencios adm inistrativ şi fiscal - şi Secţiile Unite.
în cadrul secţiilor, po t fi înfiinţate com plete specializate, în funcţie d e num ărul şi
natura cauzelor, de volum ul d e activitate al fiecărei secţii, precum şi de specializarea
judecătorilor şi necesitatea valorificării experienţei profesionale a acestora.
De asem enea, în cadrul în altei Curţi funcţionează Com pletul pentru soluţionarea
recursului în interesul legii, Com pletul pentru dezlegarea un or chestiuni de drept (care
soluţionează sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept), precum şi 4 com plete de 5 judecători.
în acelaşi a ct norm ativ, este stabilită com petenţa fiecărei secţii, a com pletelor de 5
judecători, precum şi a Se cţiilo r Unite.
2. Se cţiile în a lte i C urţi de C asaţie şi Ju stiţie . Potrivit art. 97 pct. 1 N CPC şi art. 21 din
Legea nr. 304/2004, Secţia I civilă. Secţia a fl-a civilă şi Secţia de contencios adm inistra
tiv şl fiscal ale în altei Curţi de Casaţie şi Justiţie ju d e că recursurile îm potriva hotărârilor
pronunţate de curţile de apel şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege, precum
şi recursurile declarate îm potriva hotărârilor nedefinitive sau a actelor judecătoreşti, de
o rice natură, care nu pot fi atacate pe nicio altă cale, iar cursul ju decăţii a fo st întrerupt
în faţa curţilor de apel.
Conform art. 23 din Legea nr. 304/2004, secţiile în altei C urţi d e Casaţie şi Ju stiţie, în
raport cu com petenţa fiecăreia, soluţionează:
a) cererile d e străm utare, pentru m otivele prevăzute în codurile d e procedură. Potri
v it art. 142 NCPC, în a lta Curte soluţionează cererile de străm utare pentru bănuială legi
tim ă a cauzelo r aflate pe rolul curţilor de apel şi toate cererile fundam entate pe m otiv de
siguranţă publică, indiferent de instanţa pe rolul căreia se află cauza a cărei străm utare
se solicită;
b) conflictele de com petenţă, în cazurile prevăzute de lege. Astfel, potrivit art. 135
NCPC, în a lta Curte va soluţiona: conflictele de com petenţă între două curţi de apel. pre
cum şi cete între două tribunale sau un tribunal şi o judecătorie, ori două judecătorii,
care nu se află în circum scripţia aceleiaşi curţi d e apel; conflictele de com petenţă între o
curte de apel şi o judecătorie sau tribunal, precum şi conflictele de com petenţă în tre o
curte d e apel şi un alt organ cu activitate juri sdicţ io na lă;
c) orice a lte cereri prevăzute de lege.
în baza unor norm e speciale, instanţa suprem ă este com petentă să m ai soluţioneze:
- cererile de delegare a instanţei, conform art. 147 NCPC;
- cererile referitoare la îndreptarea erorilor m ateriale, lăm urirea sau com pletarea
propriilor hotărâri şi încheieri;
- contestaţiile la titlu , contestaţiile în anulare şi revizuirile îndreptate îm potriva pro
priilor hotărâri;
- contestaţiile îm potriva d eciziilo r Biroului Electoral Central cu privire la protocolul
d e constituire a unei alianţe electorale, conform art. 9 1 din Legea nr. 35/2008;
- contestaţiile privind m odul de form are şi com ponenţa Biroului Electoral Central,
conform art. 21 din Legea n r 35/2008 şi art. 39 din Legea nr. 67/2004;
- contestaţia îm potriva hotărârilor Consiliului Su p erio r al M agistraturii privind cariera
şi drepturile ju d ecăto rilo r şi procurorilor, conform art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004,
astfel cum a fost m odificat prin Legea nr. 76/2012;
- recursul exercitat îm potriva sentinţei curţii de apel sesizate de către com isia de cer
cetare a averii dem nitarilor, m agistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de
control şi a funcţionarilor publici, conform art. 20 din Legea nr. 115/1996.
3. C o m p letele d e 5 ju d e că to ri soluţionează, în m aterie civilă, cauzele care sunt date
în com petenţa sa prin lege. Spre exem plu, potrivit art. 136 alin. {3j NCPC, conflictul din
tre două secţii ale în altei Curţi de Casaţie şi Justiţie se soluţionează d e Com pletul de 5
judecători.
Potrivit art. 4 1 0 NCPC, în cazul renunţării la în su şi dreptul pretins, când renunţarea
are loc în faţa unei secţii a în altei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul se judecă de C om
pletul de 5 judecători.
De asem enea, potrivit art. 421 alin. (2) NCPC, când perim area se constată de o sec
ţie a în altei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul se ju d e că d e Com pletul de S judecători.
în m aterie penală, Com pletul de 5 soluţionează recursurile şi cererile în cauzele ju d e
cate în prim ă instanţă de Secţia penală a în altei Curţi d e Casaţie şi Justiţie.
în conform itate cu art. 24 din Legea nr. 304/2004, Com pletul de S are com petenţă
şi în m aterie disciplinară, soluţionând recursul îm potriva hotărârilor se cţiilo r Consiliului
Su p erio r al M agistraturii prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară îm potriva ju d e că
torului sau procurorului (art. 4 9 din Legea nr. 317/2004).
286 A n d r s i a C O H ST Â H O A
T it lu l I M . C o m p e t e n ţ a in s t a n ţ e io r i u d e c ă t o re ş t i A rt. 98
4. Se cţiile U n ite. în alta Curte de Casaţie şi Justiţie se constituie în Secţii Unite pen
tru soluţionarea, în condiţiile legii, a sesizărilor privind schim barea jurisprudenţei înaltei
Curţi d e Casaţie şi Justiţie.
Astfel, potrivit art. 26 din Legea nr. 304/2004, d a c i o secţie a în altei C urţi de Casaţie
şi Justiţie consideră că este necesar să revină asupra propriei jurisprudenţe, întrerupe
judecata şi sesizează Secţiile Unite ale în altei Curţi d e Casaţie şi Justiţie, care judecă cu
citarea părţilor din dosarul a cărui judecată a fost întreruptă. După ce Secţiile U nite s-au
pronunţat asupra sesizării privind schim barea jurisprudenţei, judecata continuă.
A ri. ÎMI. R eg u li g en erale. (1) C om petenţa se determ ină după valoarea obiec
tulu i cererii arătată în capătul principal de cerere.
(2) Pentru stabilirea valorii, n u se vor avea în vedere accesoriile pretenţiei
principale, precum dobânzile, penalităţile, fructele, cheltuielile sau altele asem e
nea, indiferent de data scadenţei, şi nici prestaţiile periodice ajunse la scadenţă
în cursul judecăţii.
(3) In caz de contestaţie, valoarea se stabileşte după înscrisurile prezentate şi
explicaţiile date de părţi.
C O M E N T A R IU
ll> A se vedea, în acest sens, V.M. Ciobanu, G. Borot, T.C Brictu, op. cit., 2011, p. 141.
deoarece, dacă există o asem enea legătură, contestaţia tinde la respingerea, în to t sau în
parte, a cererii de chem are în judecată. Astfel, dacă se revendică un bun, stabilirea valo
rii acestuia nu influenţează cu nim ic soluţia pe fond, care va depinde exclusiv de faptul
dacă reclam antul îşi va dovedi sau nu dreptul de proprietate asupra bunului respectiv,
nicidecum de evaluarea făcută. Dacă însă reclam antul solicită obligarea pârâtului la plata
unei sum e de bani, indiferent cu ce titlu (plata contravalorii bunului vândut, restituirea
unui îm p rum ut, despăgubiri pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
prestaţiei asum ate ori pentru întârzierea în executare, despăgubiri pentru prejudiciul
cauzat prinţr-o faptă ilicită etc.), atunci nu s-a r m ai putea contesta evaluarea reclam an
tului pentru a se obţine declinarea com petenţei, întrucât valoarea litigiului nu poate fi
disociată de fondul propriu-zis al pretenţiei form ulate.
2. A cce so riile pretenţiei p rin cip a le . Prin art. 98 alin. (2), legiuitorul şi-a însuşit expli
cit opinia din doctrină şi din practica instanţelor de sub im periul vechiului cod, în sensul
că, atunci când reclam antul form ulează un capăt de cerere principal şi pretenţii accesorii
acestuia (dobânzi, penalităţi, fructe, cheltuieli sau alte asem enea), com petenţa se deter
mină doar pe baza valorii capătului principal, iar nu prin însum area valorii acestuia cu
valoarea accesoriilor capătului principal d e cerere.
S-a arătat constant că valoarea elem entelor accesorii este aleatorie, nu s-a r putea
calcula la începutul procesului, ceea ce a r face ca în săşi com petenţa instanţei să depindă
de durata procesului111.
Astfel, com petenţa instanţei nu este influenţată d e valoarea p reten ţiilo racceso rii nici
atunci când se solicită dobânzi p en tru viitor, adică pentru perioada de după introducerea
cererii de chem are în judecată. în acest sens, legiuitorul prevede expres că accesoriile
pretenţiei principale nu se vo r avea în vedere în stabilirea valorii obiectului cererii, indi
ferent de data scadenţei. Prin această prevedere s-a tranşat disputa din doctrină, gene
rată de absenţa unei reglem entări precum cea din noul cod (argum entul pentru luarea
în calcul a dobânzilor, fructelo r sau a altor asem enea venituri accesorii, corespunzătoare
perioadei anterioare chem ării în judecată, a fo st acela că este vorba de sum e certe şi exi
gibile, aşadar, susceptibile d e însum are şi capitalizare121).
A lineatul (2) teza a ll-a al art. 9 8 N CPC reglem entează ipoteza presta ţiilo r periodice
cerute cu titlu principal, stabilind regula conform căreia, pentru stabilirea valorii obiectu
lui cererii, se va lua în con s ide rare doar valoarea sum elor exigibile la data sesizării instan
ţei, chiar dacă reclam antul solicită plata acestora până la data judecăţii. Această norm ă
are o sferă de aplicare diferită de cea din art. 103 NCPC, aplicându-se pentru cereri având
ca obiect prestaţii periodice în cazul în care durata existenţei dreptului este determ inată,
fiind relevant criteriul valoric pentru determ inarea com petenţei în raport de pretenţia
din capătul principal de cerere.
3. Cazul cererilor incidentale. în absenţa unei derogări exprese de la regula din art. 98
alin. (1) NCPC, tot valoarea obiectului capătului principal de cerere determ ină competenţa,
chiar dacă se form ulează cereri incidentale (cerere reconvenţională, cereri de interven
ţie voluntară sau forţată etc.), indiferent dacă, în considerarea valorii lor, aceste din urmă
cereri m enţionate a r fi fost de com petenţa unei alte instanţe în cazul în care ar fi fost for
m ulate pe cale principală.
288 A n o r h a CONS7ANOA
T it lu l I M . C o m p e te n ţa i n s t a n |€ io r i u d e c A to rs ş ti A rt. 99
A r i . ÎMI. C azul m ai m u lto r capete p rin cip ale de cerere. (1) Când reclam an
tul a sesizat instanţa cu m ai m ulte capete principale de cerere întem eiate p e fapte
ori cauze diferite, com petenţa se stabileşte în raport cu valoarea sau, după caz, cu
natura ori obiectul fiecărei pretenţii în parte. D acă unul dintre capetele de cerere
este de com petenţa altei instanţe, instanţa sesizată va dispune disjungerea şi îşi
va declina în m od corespunzător com petenţa.
(2) In cazul în care m ai m ulte capete principale de cerere Întem eiate pe un
titlu com un ori având aceeaşi cauză sau chiar cauze diferite, dar aflate în strânsă
legătură, au fo st deduse ju decăţii printr-o unică cerere de chem are în judecată,
instanţa com petentă să le soluţioneze se determ ină ţinându-se seam a de acea
pretenţie care atrage com petenţa unei instanţe de grad m ai înalt.
C O M E N T A R IU
Această norm ă reglem entează, în principal, ipoteza în care un reclam ant form ulează,
prin aceeaşi cerere de chem are în judecată, mat m ulte capete principale d e cerere, atât
îm potriva aceluiaşi pârât, cât şi îm potriva m ai m ultor pârâţi. în cazul m ai m ultor capete
principale de cerere, din art. 9 9 reiese că instanţa trebuie să-şi verifice propria co m p e
tenţă de soluţionare a fiecărui capăt de cerere în parte, în raport cu valoarea sau, după
caz, cu natura ori obiectul fiecărei pretenţii. în acelaşi tim p, pentru determ inarea conv
petenţei, trebuie stabilit dacă există o legătura „strânsa" în tre pretenţiile care form ează
obiectul capetelor d e cerere principale.
1. Capete p rin cip ale de cerere în te m e ia te pe fap te o ri cau ze diferite. Dacă nu se
poate stabili nicio legătură în tre cereri, acestea fiind întem eiate pe fapte ori cauze dife
rite - s a u există o legătură, dar aceasta nu este „strânsă", în term enii alin. (2) - , iar unul
dintre capetele de cerere este d e com petenţa a ltei instanţe, instanţa sesizată va dispune
disjungerea şi îşi va declina în m o d corespunzător com petenţa, astfel cum se prevede
explicit în alin. (1) al art. 99 NCPC. Această soluţie a legiuitorului este firească, în tru câ t nu
operează o prorogare (egală de com petenţă, pentru a nu fi respectate norm ele ce regle
m entează com petenţa m aterială.
De altfel, şi în practica ju diciară sub im periul vechii reglem entări s-a adoptat aceeaşi
soluţie. S-a decis, de exem plu, că o cerere având ca o b iect constatarea nulităţii abso
lute a unui contract de vânzare-cum părare în ch e ia t în favoarea chiriaşului nu poate fi
judecată îm preună cu o contestaţie form ulată d e persoana îndreptăţită în baza Legii
nr. 10/2001 şi trebuie soluţionată în cadrul unei acţiuni de drept com un, nu în considera
rea valorii obiectului cererii, care ar atrage, eventual, o com petenţă diferită, ci a faptului
că cererile care pot fi deduse ju decăţii în cadrul unei asem enea contestaţii nu pot excede
pretenţiilor cuprinse în notificare11'.
Cât priveşte soarta eventualelor capete accesorii d e cerere form ulate, aceasta va
depinde de cea a capetelor principale d e cerere de care su n t legate, d edinând u-se
îm preună cu acestea, dacă este ca 2ul, fără ca valoarea obiectului cererilor accesorii să
Influenţeze stabilirea com petenţei, în conform itate cu art. 9 8 NCPC.
Rezultă, astfel, că în ipoteza în care nu există o legătură între capetele principale de
cerere, pentru stabilirea com petenţei m ateriale nu se cum ulează valoarea obiectului
acestor cereri, com petenţa determ in in du-se pentru fiecare cerere în parte. Prin noua
reglem entare, s-a adoptat una dintre soluţiile diferite preconizate în doctrină, în sensul că
„situ aţ ia în d iscuţi e n u j ustîfî că fixa rea co m pete nţei în ra port c u va loarea tota lă, căc i fiecare
cerere îşi păstrează individualitatea, chiar dacă ele sunt rezolvate prin aceeaşi hotărâre"1*'1.
So luţia disjungerii trebuie aplicată şi în cazul în care nu există vre o legătură între
capetele principale de cerere, iar am bele sunt de com petenţa aceleiaşi instanţe.
So luţia de disjungere, urm ată de declinarea com petenţei, este prevăzută doar pen
tru situaţia de necom petenţâ m aterialâ, astfel încât nu poate fi aplicată prin analogie şi
situaţiei în care aceeaşi instanţă este com petentă să soluţioneze am bele capete princi
pale de cerere. Cu toate acestea, nu poate fi ignorat faptul că nu se justifică judecarea
îm preună a cererilor, iar dacă ar fi fo st form ulate prin cereri de chem are în ju decată d is
tincte, nu s-a r fi dispus conexarea lor. în acest caz, poate fi adoptată soluţia disjungerii, ca
m ăsură de adm inistrare judiciară, ce nu este supusă vreunei căi de atac, potrivit art. 465
NCPC. Disjungerea nu este urm ată de declinarea com petenţei de soluţionare a cauzei, ci
de înregistrarea într-un dosar separat, la aceeaşi instanţă.
Este d e rem arcat că norm a în discuţie, deşi este inclusă în secţiunea vizând determ i
narea com petenţei după valoarea obiectului cererii introductive de instanţă, cuprinde
reguli şi pentru cazurile în care criteriul valo ric este lipsit de relevanţă în stabilirea com
petenţei, anum e în cazurile în care com petenţa se determ ină în ra p o rt de natura sau
o b iectu l fie c ă ru i ca p ă t p rin cip a l de cerere. Astfel, în situaţiile prevăzute în alin. {1) al
art. 99, atunci când com petenţa de soluţionare este diferită în funcţie de fiecare capăt
principal de cerere după natura sau obiectul acestora (de exem plu, una sau mai m ulte
dintre cereri ar trebui soluţionate de o secţie specializată sau d e un com plet specializat),
se aplică soluţia disjungerii, evident, cu respectarea cerinţelor d e invocare a excepţiei de
necom petenţă, prevăzute de art. 129 NCPC.
2. Capete p rin cip ale d e cerere în te m e ia te p e un titlu com un o ri a vâ n d aceeaşi cauză
sau ch iar cauze d ife rite, d a r a fla te In strânsă legătură. Dacă pretenţiile din capetele
principale d e cerere sunt întem eiate pe un titlu com un ori au aceeaşi cauză sau sunt în
strânsă legătură, chiar dacă au cauze diferite, iar unul dintre capetele de cerere este de
com petenţa altei instanţe, com petenţa se stabileşte în funcţie de acea pretenţie care
atrage com petenţa unei instanţe de g ra d m a i înait.
Această regulă are în vedere pretenţiile conexe, care nu au fost, însă, form ulate prin
cereri de chem are în judecată diferite şi ulterior reunite, în condiţiile art. 139 NCPC, ci
au fo st deduse judecăţii, de la bun începu t, prin aceeaşi cerere de chem are în judecată.
Legătura dintre capetele principale de cerere se analizează în aceleaşi condiţii ca în cazul
conexităţii reglem entate de art. 139 N C P C
290 A H D fte tA C O H ST Â H O A
T it l u l IM. C o m p e t e n ţ a in s t a n ţ e l o r j u d e c ă t o r e ş t i A rt. 99
Este de observat că, prin soluţia adoptată în noua reglem entare, legiuitorul se înde
părtează, p a rţia l de doctrină, care a preconizat, în condiţiile vechiului cod, soluţia cum u
lării valo rii cererilor în cazul în care cererile au o cauză com ună, provenind din unul şi
acelaşi raport ju rid ic substanţial111; alţi autori au avansat aceeaşi soluţie ch iar atunci când
cererile nu aveau o cauză c o m u n i121.
Legiuitorul exclude determ inarea com petenţei pe baza valo rii totale a cererilor prin
cipale ale reclam antului, din m om ent ce întrevede posibilitatea ca respectivele capete
de cerere să fie în com petenţa unor instanţe de grade diferite; dacă valoarea tuturor pre
tenţiilor s-ar fi însu m at, ar fi existat o singură instanţă com petentă.
De altfel, această soluţie se regăseşte în practica instanţelor chiar su b vechea regle
m entare. S-a decis, astfel, că în situaţia în care reclam antul a solicitat constatarea nuli
tăţii absolute a d o u i contracte de vân 2a re -cu m p lra re privitoare la două apartam ente
situate în acelaşi im obil, fiecare dintre cele două capete de cerere form ulare apare ca
principal, astfel că pentru determ inarea instanţei com petente trebuie luată în conside
rare valoarea fiecărui apartam ent în parte, iar nu valoarea lor însu m ată13*.
Aceeaşi soluţie trebuie adoptată şi în cazul pretenţiilor cu titlu principal ale acelu
iaşi reclam ant îm potriva mai m ultor pârâţi, subliniindu-se din nou că, dacă printre aces
tea su n t m ai m ulte capete principale d e cerere îm potriva aceluiaşi pârât, acestea nu se
cum ulează. Aşadar, se vo r cuantifica pretenţiile fiecărui capăt principal de cerere al recla
m antului, indiferent d e pârât, iar dacă atrag com petenţa unor instanţe d e grad diferit,
instanţa com petentă pentru soluţionarea întregii cauze este cea de grad m ai înalt.
Din conţinutul norm ei, rezultă că instanţa va proceda în m od diferit în fiecare dintre
ipotezele reglem entate de alin. (1) şi (2), ch iar dacă, în am bele cazuri, ajunge la aceeaşi
concluzie, aceea a com petenţei unor instanţe diferite pentru fiecare capăt principal de
cerere: astfel, în ipoteza de la alin. { 1 } va disjunge cererile care sunt de com petenţa altei
instanţe, în favoarea căreia îşi va declina com petenţa, în tim p ce în aplicarea alin. ( 2 ), nu
va dispune disjungerea, ci va declina com petenţa de soluţionare a tu tu ro r cererilor în
favoarea instanţei d e grad m ai înalt.
Situaţia creanţei solidare sa u indivizibile, îm potriva m ai m ultor pârâţi, are un caracter
particular atunci când nu se poate defalca partea fiecărui pârât, astfel în cât să se evalu
eze pretenţiile reclam antului faţă d e fiecare pârât în parte. Se poate considera că art. 99
are în vedere ipoteza m ai m ultor pretenţii care au o cauză com ună, însă doar atunci când
este posibilă cuantificarea lor separată. în cazul în care nu se poate face această evalu
are, com petenţa se determ ină după valoarea totală a creanţei1*1.
Din m odul d e form ulare a norm ei, rezultă că soluţia de declinare a com petenţei de
soluţionare a tu tu ro r capetelor principale d e cerere se aplică doar în ca 2ul în care com
petenţa d e soluţionare a acestora aparţine unor instanţe de grad diferit (judecătorie şi
tribunal sau secţii specializate ori com plete specializate din cadrul acestora), din m om ent
ce legiuitorul prevede că declinarea operează în favoarea instanţei de g ra d m a i înalt.
Rezultă că această soluţie nu poate fi extinsă şi pentru cazul în care com petenţa aparţine
unor instanţe de acelaşi g ra d , ch iar dacă ar fi vorba despre secţii specializate ori com
plete specializate diferite. In acest caz, urm ează a se face aplicarea art. 99 alin. (1) NCPC.
ibidem .
m V.M. Ctobonu, 6 . Boroi, T C Brieiu, o p . cit., 2 0 1 1 , p. 142.
Is* C A . C lu j, d e c. nr. 3 63 /2 00 3.
m l. D eleo n u , Tratat, vo i. 1,2 0 1 0 , p. S16.
A ri. 1 0 0 . C ererea form u lată de m ai m u lţi reclam anţi. (1) D acă m ai mulţi
reclam anţi, prin aceeaşi cerere de chem are în judecată, form ulează pretenţii pro
prii îm potriva aceluiaşi pârât, invocând raporturi ju rid ice distincte şi neaflate
într-o legătură care să facă necesară judecarea lor îm preună, determ inarea instan
ţei com petente se face cu observarea valorii sau, după caz, a naturii o ri obiectului
fiecărei pretenţii în parte.
(2) D ispoziţiile alin. (1) su n t aplicabile şi atunci când unul sau m ai m ulţi recla
m anţi form ulează, prin aceeaşi cerere de chem are In judecată, pretenţii îm potriva
m ai m ultor pârâţi, invocând raporturi juridice distincte şi fără legătură între ele.
C O M E N T A R IU
?n tim p ce art. 99 NCPC vizează situaţia unui singur reclam ant, art. 100 are în vedere
litisconsorţiul, iar soluţia adoptată prin actuala reglem entare reflectă opinia unanim con
turată în doctrină şi în practica instanţelor, în condiţiile reglem entării anterioare.
Astfel, în cazul în care mai m ulţi reclam anţi form ulează o singură cerere de chem are
în judecată îm potriva aceluiaşi pârât sau ch iar îm potriva m ai m ultor pârâţi, dar în baza
unor ra porturi ju rid ice distincte, neaflate într-o legătură care să facă necesară judecarea
lor îm p reun ă, stabilirea instanţei com petente nu se face în funcţie de valoarea cum ulată
a tu tu ro r pretenţiilor, ci în funcţie de valoarea fie că re i p retenţii în parte. Această soluţie
a fo st justificată în practică prin o rn ai bună adm inistrare a justiţiei, facilitarea adm inistră
rii probelor şi a rezolvării unitare a unor aspecte ce interesează deopotrivă pe toţi recla
m anţii, fără însă să existe un raport ju rid ic un itar între părţi'".
întrucât din denum irea m arginală a art. 100 N CPC rezultă că sunt avute în vedere
toate situaţiile cu m ai m ulţi reclam anţi, chiar dacă este reglem entată expres doar situaţia
raporturilor ju rid ice care nu im pun judecarea îm p reun ă a tu tu ro r pretenţiilor, urm ează
ca în situaţiile în care raporturile ju rid ice dintre reclam anţi şi pârât sau mai m ulţi pârâţi
derivă dintr-un titlu com un, o u aceeaşi cauză o ri o cauză diferită, d a r se oflă în strânsă
legătură, com petenţa să fie dedusă p e r q contrario din alin. ( 1 ). în aceste cazuri, stabili
rea instanţei com petente se face în funcţie d e valoareo cum ulată a tu tu ro r pretenţiilor.
în m od asem ănător art. 99 alin. (1) N CPC pentru situaţia unui singur reclam ant, şi
art. 100 alin. ( 1 ) prevede că trebuie respectate şi norm ele de com petenţă stabilite în
raport de natura sau obiectul fiecărui capăt principal d e cerere, nu num ai după valoare.
Când com petenţa aparţine unor instanţe diferite (in clusiv unor secţii specializate sau
unor com plete specializate diferite), se im pune disjungereo capetelor de cerere şi sesi
zarea instanţei com petente.
Această soluţie se im pune şi în situaţia în care raporturile ju rid ice în care se află recla
m anţii ale căro r pretenţii au fost form ulate prin aceeaşi cerere de chem are în judecată
a r im pune judecarea lor îm p reun ă, dacă pretenţiile atrag o com petenţă diferită de so lu
ţionare după natura sau obiectul fiecărui capăt principal de cerere, chiar dacă este vorba
despre se cţii specializate sa u com plete specializate diferite, inclusiv din cadrul unor
instanţe de acelaşi grad. Legiuitorul nu prevede în m od expres o altă soluţie, iar aceasta
nu ar putea fi im pusă pe cale de interpretare. Astfel, d e exem plu, dacă m ai m ulţi sala
riaţi solicită, prin acţiuni colective, anum ite drepturi băneşti în baza aceluiaşi contract
colectiv d e m uncă, iar o parte dintre aceştia reprezintă personal contractual (fiind com -
292 A n d r s i a CONS7ANOA
T it l u l IM. C o m p e t e n ţ a in s t a n j e io r j u d e c ă t o r e ş t i A rt. 101
petentă o secţie sau un com plet de litigii de m u n c i), iar o altă parte funcţionari publici
(com petenţa aparţinând secţiei de contencios adm inistrativ), cererile vo r fi disjunse, pe
categorii de personal, şi trim ise spre soluţionare instanţelor com petente.
C O M E N T A R IU
1. Exp licitatea crite riu lu i v a lo ric în noul cod. La fel ca şi în reglem entarea anterioară,
valoarea obiectului cererii reprezintă criteriul de delim itare a com petenţei de primă
instanţă a tribunalului de cea a ju decăto riei în m aterie civilă pentru cererile prevăzute
de art. 94 pct. 1 lit. j) NCPC. Pe lângă indicarea plafonului valoric - care se regăsea şi în
codul anterior, la art. 2 p c t 1 lit. a) şi b), pentru litigii în m aterie civilă şi com ercială - ,
în noul cod acest criteriu este sem nalat şi prin alte elem ente, respectiv titlul Secţiunii 1
„Com petenţa după m aterie şi valoare" şi sintagm a „cereri evaluabile în bani" (s.n.).
Este notabilă, în noua reglem entare, precizarea unor reguli generale pentru determ i
narea com petenţei după valoare, reguli ce nu erau inserate explicit în vechiul cod, însă
care au fost consacrate doctrinar şi jurisprudenţial.
2. C ererile su p u se crite riu lu i v a lo ric în noul cod. Deşi legiuitorul nu prevede un cri
teriu gen eric d e identificare a acestor cereri, sfera lor este determ inabilă, deoarece este
arătat m odul de calcul al valorii obiectului cererii în cazul un or cereri frecvente în prac
tică, iar, pe de altă parte, sunt enum erate cererile pentru care criteriul valoric este nere
levant.
Astfel, legiuitorul precizează cum se determ ina valoarea în cazul cererilor: în anula
rea, constatarea nulităţii absolute, rezoluţiunea, rezilierea unui act ju rid ic ori privitoare
la executarea unui act ju rid ic (art. 101 N CPC); în m aterie im obiliară (art. 104 N CPC) şi în
m aterie de m oştenire (art. 105 NCPC).
în acelaşi tim p, legiuitorul prevede că anum ite cereri se soluţionează în prim ă
instanţă de către ju decătorie {cele m enţionate lim itativ în art. 94 pct. 1 lit. a)-g) şi lit. i)
N CPC], indiferent d aca su n t sa u n u evaluabile în bani, ca atare, în privinţa lor nu are rele
vanţă valoarea obiectului cererii.
Cu toate acestea, nu este lipsită de interes o discuţie asupra unui criteriu g e n eric de
identificare a cererilor evaluabile în bani, în situaţia în care acestea nu se regăsesc prin
tre cele la care legiuitorul se refera expres, precum cererile având ca obiect obligaţiile
de a face sau d e a nu face, în legătură cu care legiuitorul prevede că se soluţionează în
prim ă instanţă de către ju decăto rie num ai dacă nu sunt evaluabile în bani [art. 94 pct. 1
lit. h) NCPC].
294 A H D fte tA C O H ST Â H O A
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n | € i o r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 101
nu este unul original, în doctrină regăsindu-se exem ple de acte norm ative care conţin o
evaluare legafă a obiectului cererii deduse ju decăţii pentru diferite tipuri d e „procese"'11.
Este, însă, un dem ers binevenit, care îşi propune să înlăture dificultăţile din practică
relative la m odul de evaluare a obiectului cererii şi să creeze jurisprudenţă unitară, dar
eficienţa sa va fi cu adevărat verificată în practica instanţefor.
4. V aloarea bunului vizat d e actul ju rid ic . Legiuitorul arată că, în cazul cererilor
expres enum erate în art. 101 N CPC, interesează valoarea o b iectulu i a ctu lu i ju rid ic, după
caz, proporţional cu partea din obiectul dedus judecăţii. Aceasta înseam nă că, în asem e
nea cazuri, valoarea obiectului cererii este e g a li cu valoarea bunului ce reprezintă obiec
tu l m aterial vizat de raportul ju rid ic, m obil sau im obil.
A cest principiu a fost aplicat în m od c o n sta n tin practica judiciară anterioară. Spre
exem plu, în privinţa ce re rilo rîn constatarea nulităţii absolute a unui contract d e vănzare-
cum părare, s-a d e cis că trebuie avut în vedere p re ţu l stipula t în contract, cât tim p nu este
contestat121; dacă preţul din contract este c o n te sta t nu va fi avut în vedere la stabilirea
com petenţei m ateriale după valoare, ci, eventual, valoarea invocată de titularul acţiunii
sau valoarea rezultată din probele adm inistrate pe acest a sp e cte
Articolul 101 NCPC precizează explicit că valoarea obiectului actului ju rid ic reprezintă
reperul pentru stabilirea valorii obiectului cererii, indiferent dacă se solicită sau nu şi
repunerea p ă rţilo r în situaţia anterioară. Astfet form ulată, norm a concordă cu Decizia
nr. 32/2008 pronunţată de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţiile Unite, într-un recurs
în interesul legii, prin care s-a stabilit că anum ite litigii - aceleaşi cu cele enum erate în
art. 101 N C P C - au caracter patrim onial şi sunt, aşadar, evaluabile în bani, indiferent de
form ularea sau nu şi a unei cereri accesorii privind restabilirea situaţiei anterioare. Deşi
pare inutilă în acest context, prevederea din cod este justificată prin indicarea m odului
de calcul al valorii obiectului cererii în aceste cazuri.
5. V aloarea cererii în co ntractele d e locaţiune ori de leasing. în cazul acestor con
tracte, legiuitorul prevede un reper cert, neechivoc, valabil atât pentru cererile în a n u
larea, constatarea nulităţii absolute sau în rezilierea unor asem enea contracte, cât şi
pentru cererile având ca o b iect executarea obligaţiei de predare sau restituire a bunului
închiriat ori arendat. A cest criteriu este reprezentat d e chiria sau arenda anuala, respec
tiv contravaloarea chiriei prevăzute în contract şi aferente unui singur an, şi se aplică
indiferent dacă se solicită şi restituirea prestaţiilor efectuate în tem eiul contractului.
Ipoteza cererii având ca o b iect executarea o b lig a ţiei de plato a chiriei nu este acope
rită de alin. (3), astfel în cât se aplică regula din alin. (1) al art. 101 NCPC, valoarea o biec
tu lu i cererii calculându-se prin înm ulţirea cuantum ului chiriei contractate cu perioada de
tim p pentru care obligaţia nu a fost îndeplinită.
111 A se v e d e a . In a ce st se n s. Pro ced u ra civilă a rd e le a n ă , Legea nr. I din 1 9 1 1 c u to a te m o d ificările ş i în tre g irile
ce i s*au ad u s p rin le gi, d e c re te ţi ord o n an ţe , te x te tra d u se , a ran jate ş i a d n o ta te d e dr. T. M o isii, Editura ţi
Pro p rie tate a In stitutulu i d e A rte G ra fice „A le xan d ru A n ca”, C lu j, 1 92 4, nr. 6, p. 1 0 1 1 , cita te d e M. Tâbârcâ,
Gh. Buto, C o d u l d e p ro c e d u r i civilă c o m e n ta t ţ i a d n o ta t c u le gislaţie, ju risp ru d e n ţă ş i d o ctrin ă . Ed . Universul
Ju rid ic, Bucureşti, 2 00 7, p. 7 0 7 1 . D e a se m e n e a , e valu ări legale se re găsesc, d e e xe m p lu . în C o d u rile de
pro cedură civilă din Franţa, Belgia, Elveţia,
C .S J .. $. civ., d e c. nr. 1 5 9 3 /2 0 0 2 , w w w .scj.ro.
1,1 C.A . Alba Iul la, s, civ., d e c. nr. 3 1 6 /2 0 0 9 , portal.ju sl.ro .
A ri. 1 0 2 . C ererea de p lată parţială. C ând prin acţiune se cere p lata unei
părţi dintr-o creanţă, valoarea cererii se socoteşte după partea pretinsă de recla
m ant ca fiind exigibilă.
C O M E N T A R IU
296 A N O M t A C O H ST Â H O A
T it lu l I M . C o m p e te n ţa i n s t a n |€ io r i u d e c ă to rc ş ti A rt. 102
dacS reclam antul, conştient de efectele recunoaşterii creanţei efectiv exigibile, în con
textul art. 102, interpretat în prim a variantă, nu face nicio m enţiune cu privire la aceasta.
Com petenţa va fi stabilită, în acest caz, în raport de creanţa solicitată, ch iar dacă s-ar
dovedi, în urma adm inistrării probatori ii or, că aceasta este mai m ică decât creanţa exigi
bilă la m om entul form ulării cererii.
în plus, reclam antul nu poate fi îm p ied icat să form uleze alte cereri îm potriva pârâ
tu lui, pe cale separată, ulterior prim ului proces, pentru sum e de bani în contul aceleiaşi
creanţe, ch iar dacă acestea corespund părţii din creanţa efectiv exigibilă la data prim ului
proces, fiind vorba despre un obiect diferit. Dacă s-ar reţine prim a interpretare a dispozi
ţiilo r art. 102 a rîn se m n a că, în cel de-al doilea proces, com petenţa va fi stabilită din nou
în funcţie d e întreaga creanţă exigibilă, inclusiv aceea pentru care s-a pronunţat deja o
hotărâre definitivă, intrată su b autoritatea lucrului ju d e c a t ceea ce dem onstrează carac
terul artificial al m ecanism ului de determ inare a com petenţei creat prin prim a interpre
tare expusă.
în consecinţă, în ipoteza prevăzută de art. 102 NCPC, valoarea o b iectulu i cererii se
calculează în funcţie de pretenţia din cererea de chem are în judecată, de sum a efectiv
cerută - pe care, în m od evident, reclam antul o consideră exigibilă - , şi nu de întreaga
creanţă exigibilă la data form ulării cererii. Se observă că, în această interpretare, norm a
nu derogă în vreun fel de la regula d e stabilire a com petenţei după valoare, edictarea
unei norm e distincte pentru o ipoteză particulară justificând u-se, după cum s-a arătat,
prin intenţia de tranşare a controversei din doctrină.
Este de precizat, totodată, în legătură cu dispoziţiile art. 102 , că acestea vizează doar
cererile form ulate pe cale p rin c ip a li, întru cât în cazul celo r accesorii şi incidentale valoa
rea obiectului cererii se calculează în raport de cererea principală.
O biectul cererilor la care se referă art. 102 îl reprezintă p la ta u n e i su m e de b o n i, indi
ferent de cauza raportului ju rid ic, d e natură contractuală sau delictuală. Dacă respectiva
creanţă are un tem ei contractual, obiectul cererii se suprapune cu dom eniul de aplicare
al art. 101 NCPC alin. (1), care prevede că în cererile privitoare la executarea unui con
tract, pentru stabilirea valorii obiectului cererii interesează partea din obiectul dedus
judecăţii.
Articolul 102 arată în plus că această parte corespunde şi su b aspect valoric pretenţi
ilor reclam antului, calculul valo rii obiectului cererii efectuându-se în raport de sum a de
bani indicată în cererea d e chem are în judecată, conform art. 194 NCPC.
Sunt vizate atât controctefe cu executare uno ictu, atunci când se solicită o plată par
ţială, indiferent d e m otive (de exem plu, diferenţă de creanţă neachitată până la data
form ulării cererii d e chem are în judecată), dar şi contractele cu executare s u c c e s iv i. în
cazul acestora din urm ă, dacă întreaga creanţă este e x ig ib ili anterior form ulării cererii
de chem are în judecată, însă reclam antul cere d o ar plata unei părţi, com petenţa se sta
bileşte tot în funcţie de valoarea părţii cerute, deoarece norm a nu distinge între diferi
tele situaţii ce se pot ivi în practică1’1.
Aplicarea art. 102 presupune ca reclam antul să fi solicitat de la bun începu t plata
parţială a creanţei, nefiind vizate situaţiile în care pârâtul a achitat pe parcursul judecăţii
o parte din sum a solicitată iniţial de către reclam ant, iar reclam antul şi-a restrâns pre
tenţiile.
C O M E N T A R IU
Textul a r t - 103 are Tn vedere cererile prin care se v a lo rific i un d rep t la p resta ţii succe*
sive, indiferent d e cauza dreptului şi de obiectul concret al pretenţiilor. Legiuitorul intro
d u ce o form ulă certă d e caicul al valorii obiectului unor asem enea cereri, dat fiind că nu
este posibilă evaluarea prestaţiilor totale atunci când durata existenţei dreptului este
nedeterm inată.
în cazul în care pretenţiile decurg dintr-un contract, acesta poate fi unul aleatoriu
(întreţinere, rentă viageră), dar şi unul încheiat pe durată nedeterm inată {de exem plu,
un contract d e îm prum ut de folosinţă fără stipularea unui term en - art. 2146 şi art. 2155
N CC sau un contract nenum it în care nu s-a prevăzut un term en - art. 1168 NCC).
De asem enea, pretenţiile pot avea legătură cu un fa p t ilicit (de exem plu, se solicită
despăgubiri pentru prejudiciul cauzat printr-un accident su b form ă de prestaţii perio
dice, când prejudiciul are caracter de continuitate - art. 1386 alin. (3)NCC] sau poate fi
vorba despre o obligaţie legală. Se observă că soluţia legiuitorului este asem ănătoare
cu cea din art. 101 alin. {3)N CPC, care se referă la contracte d e închiriere sau de leasing,
când valoarea obiectului cererii se socoteşte în funcţie de chiria sau arenda anuală.
în tru câ t norm a nu distinge, aceasta este aplicabilă indiferent de obiectul concret al
cererii, de natura celo r indicate ?n art. 101 N CPC. Când pretenţiile derivă dintr-un con
tr a c t se va avea în vedere prestaţia convenită de părţi, raportată la un an, iar când au o
altă cau 2ă ju rid ică, reclam antul este cel c a re v a arăta prestaţia anuală datorată.
Această norm ă se aplică doar în cazurile în care cererea este supusă criteriului valo
ric, altm interi valoarea obiectului cererii este ne relevantă.
C O M E N T A R IU
Această dispoziţie legală are în vedere cererile reale im obiliare, având ca o b iect valo
rificarea unui drept real asupra unui im obil, fie dreptul de proprietate, fie un dezm em -
bram ânt al acestuia, indiferent d e pretenţia concretă şi de cau 2a dreptului dedus ju de-
w* . ♦
caţu.
Intra în d o m en iu l de aplicare al norm ei: cererea în revendicarea im obilului; cererile
confesorii şi negatorii; cererea în constatarea existenţei ori a inexistenţei unui drept real;
cereri în m aterie de ipotecă, gaj, drept de preferinţă, drept de retenţie11'; cererea în con
statarea dobândirii dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii.
111 C o n fo rm £. H ^ro vo n u , P rin cip iile p ro ce d u re i ju d icia re , Bucureşti, 1 9 3 2 , a p u ti I. D eieanu, Tratat, voi. 1,2 01 0,
p. 570.
298 AN O M tA COHSTÂHOA
T it lu l I M . C o m p e te n ţa i n s t a n |€ io r i u d e c ă to rc ş ti A rt. 105-106
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
Articolul 106 NCPC corespunde fostului art. 18‘ CPC 1865 şi reflectă principiul po tri
vit căruia m om entul care interesează în stabilirea va lo rii o b iectu lu i cererii este acela al
sesiză rii instanţei, deci al introducerii cererii d e chem are în ju d ecată, astfel în cât co m p e
tenţa instanţei nu este alterată de eventualele m odificări survenite în ceea ce priveşte
cuantum ul valorii aceluiaşi obiect.
M odificările în privinţa cuantum ului la care se referă art. 106 nu evocă instituţia
m odificării cererii de chem are în ju d eca tă (art. 204 alin. (1) N CPC], care afectează su b
stanţial însuşi obiectul cererii d e chem a re în judecată, nu num ai sub aspect valoric. Dacă,
în urm a m odificării obiectului cererii iniţiale, instanţa sesizată nu m ai este com petentă
să soluţioneze cererea, nu există niciun im pedim ent la dezînvestirea sa.
Or, art. 106 vizează m ajorarea ori reducerea cuantum ului obiectului cererii, care
reprezintă doar o precizare a cererii introductive de instanţă [art. 204 alin. (2) pct. 2 NCPC).
A N O R t lA C C N S T A N O A 299
A rt. 107 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Nu este vorba despre preci 2area cererii atunci când restrângerea sau m ajorarea pre
tenţiilor în cursul ju decăţii are loc în urm a îndreptării unei ero ri de caicul săvârşite cu
prilejul evaluării pretenţiilor, astfel încât, într-o asem enea situaţie. Instanţa urm ea 2ă a-şi
declina com petenţa111.
A rticolul 106 nu face nicio distincţie în privinţa diferitelor situaţii care pot genera
m odificări a le cuantum ului pretenţiilor, astfel încât nu este perm isă nicio interpretare a
norm ei c a re a rc o n d u ce la excepţii de ia principiu, neprevăzute de legiuitor.Tn acest sens,
art. 122 NCPC prevede că alte reguli de com petenţă decât ce le expres inserate în cod pot
fi create doar prin m odificarea codului.
Dată fiind m odificarea esenţială a concepţiei legiuitorului în privinţa valorii obiectului
cererii prin introducerea unor criterii certe d e evaluare, se deduce că prem isa aplicării
dispoziţiei în discuţie este aceea a respectării de către reclam ant a criteriilo r legale din
art. 98-106 N CPC. Dacă se constată că acestea nu au fost respectate, iar din lăm uririle
solicitate de către instanţă ori probele suplim entare adm inistrate în condiţiile art. 131
NCPC, în vederea verificării com petenţei, rezultă valoarea reală a obiectului cererii, nu
există niciun im pedim ent pentru declina rea com petenţei de soluţionare a cererii.
C O M E N T A R IU
După determ inarea Instanţei com petente ra tio n e m ateriae pentru soluţionarea unei
anum ite cereri, delim itarea în tre instanţe de acelaşi grad presupune recurgerea la nor*
m ele de com petenţa teritoriala din noul Cod de procedură civilă sau, după caz, din acte
norm ative speciale.
Com petenţa teritorială este de trei feluri:
- com petenţa teritorială de drept com un, când cererea se introduce la instanţa de
drept com un din punct de vedere teritorial, dar părţile pot conveni să se ju d ece la o altă
instanţă;
- com petenţă teritorială alternativă sau facultativă, dacă reclam antul are alegerea
în tre două sau m ai m ulte instanţe deopotrivă com petente;
- com petenţă teritorială exclusivă sau excepţională, când cererea trebuie introdusă
ia o anum ită instanţă, fără a exista pentru părţi posibilitatea d e a stabili o altă instanţă.
N orm ele care reglem entează com petenţa teritorială sunt, în principiu, de o rd in e p ri
vată, dacă este vorba despre procese privitoare la bunuri, cu excepţia cazurilor prevă
zute d e art. 117-121 NCPC, însă au caracterul unor norm e de o rd in e p u b lica în m aterie
d e persoane, precum şi în cazurile prevăzute de art. 117-121 NCPC.
1,1 V.M. C iobo nu, C . Boroi, T .C B n d u , op. cit., 2 0 1 1 , q . 142, n ota 1 d e subsol.
300 A n d r s i a CONS7ANOA
T it l u l IM. C o m p e t e n ţ a in s t a n j e io r j u d e c ă t o r e ş t i A rt. 107
C O M E N T A R IU
1. Regula g en erală. Această norm ă reglem entează com petenţa de d rep t com un din
p u n ct de vedere teritorial p en tru ju d eca ta în p rim ă instanţă, în sensul că, în absenţa
unei norm e contrare, instanţa com petentă este cea din art. 107. Caracterul d e regulă
generală Tn m ateria com petenţei teritoriale (acto r seq u itu r fo ru m rei) rezultă explicit în
noua reglem entare atât din titlul norm ei, cât şi din sintagm a „ d a c i legea nu prevede
altfel" ce nu figura în art. 5 CPC 1865. Această sintagm ă reflectă raportul dintre norm a
de drept com un şî o eventuală norm ă specială derogatorie.
Un elem ent de noutate este şi referirea la p â râ tu l persoană ju rid ică în cuprinsul ace
leiaşi norm e care vi 2e a z i persoana fizică, referire d e d u ş i din m enţionarea sediului în
cuprinsul regulii generale. în vechiul cod, regula de drept com un pentru ipoteza pârâ
tu lu i persoană juridică era în s c ris i într-o norm ă distinctă, respectiv art. 7 alin. (1) CPC
1865.
Reprezentând dreptul com un în m ateria com petenţei teritoriale, regula în s c r is i în
art. 107 se a p lic i tuturor cererilor, cu excepţia celo r pentru care legiuitorul prevede în
a ltfe l. Ţinând cont de celelalte norm e de com petenţă din noul Cod de procedură civilă,
regula vizează cererile personale, a tâ t m obiliare, c â t ţ i im obiliare, precum şi cererile refe
ritoare la sta rea ţ i capacitatea persoanelor.
2. D om iciliul. în ceea ce priveşte persoana fizică, dom iciliul reprezintă un atribut de
identificare a acesteia. Noţiunea de dom iciliu este definită d e art. 37 N C C în capitolul
referitor la identificarea persoanei fizice.
în conform itate cu art. 37 din Legea nr. 24/2000 privind norm ele de tehnică legis
lativă pentru elaborarea actelor norm ative, republicată, „în lim bajul norm ativ aceleaşi
noţiuni se exprim ă num ai prin aceiaşi term eni", iar sem nificaţia unui co ncept în context
se stabileşte prin actul norm ativ îl instituie, devenind obligatorie pentru actele norm a
tive din aceeaşi m aterie. Ca atare, noţiunea de „dom iciliu", folosită în acelaşi context în
conţinutul noului Cod de procedură civilă, nu poate avea altă sem nificaţie decât cea care
rezultă din noul Cod civil, în absenţa unei definiri specifice.
Conform noului Cod civil, „dom iciliul unei persoane fizice, în vederea exercitării d re p
tu rilo r şi libertăţilor sale civile, este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa prin
cip ali". în acelaşi sens, al locuinţei declarate ca locuinţă principală, a fost m odificată şi
norm a ce defineşte noţiunea d e dom iciliu din O .U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, do m i
ciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor rom âni, prin Legea nr. 71/2011 de
punere în aplicare a Codului civil.
în doctrina şi în practica ju diciară sub vechiul cod, s-a arătat constant c i „noţiunea de
dom iciliu trebuie luată într-un sens m ai larg, interesând nu atât locuinţa statornică sau
principală a pârâtului, ci adresa unde pârâtul locuieşte efectiv"m.
Asocierea explicită pe care legiuitorul o face în definiţia dom iciliului din noul Cod civil
cu locuinţa principală nu sem nifică o îndepărtare d e concepţia dom iciliului ca locuinţă
„efectivă"; dim potrivă, confirm ă „ideea de dom iciliu ca situaţie de fa p t, susceptibilă de
probare prin orice m ijlo c de probaţiune şi lăsată la aprecierea suverană a instanţei, nu
ideea de dom iciliu ca noţiune ju rid ică"121.
Mai m ult, legiuitorul a prevăzut că dom iciliul este reglem entat „în vederea exercitării
drepturilor şi libertăţilor civile ale persoanei fizice".
C O M E N T A R IU
1. Reglem entarea an terio ară. Textul art. 108 N CPC preia regula statornicită în art. 5
teza a ll-a CPC 1865, însă cu unele diferenţe. în vechea reglem entare, regula acoperea
atât situaţia dom iciliului necunoscut al pârâtului, cât şi situaţia în care acesta avea do m i
ciliul în străinătate. în noul Cod, reglem entări privind ipoteza în care pârâtul are dom ici
liul în străinătate se regăsesc în Cartea a VI l-a, referitoare la procesul civil internaţional.
De asem enea, în codul actual este reglem entată şi situaţia în care p â râ tu l persoană
ju rid ic ă nu are un sediu cunoscut, caz în care cererea se introduce la instanţa în a cărei
circum scripţie se află reprezentanţa acestuia, iar dacă nu are nici reprezentanţa cunos
cută, la instanţa în a cărei circum scripţie reclam antul îşi are dom iciliul, sediul, reşedinţa
ori reprezentanţa, după caz.
2. P rezum ţia d e d o m iciliu şi proba contrară. Articolul 90 N CC instituie o prezum ţie
de dom iciliu în favoarea, în ordine, a reşedinţei - locuinţa secundară - şi a locului „unde
acea persoană se găseşte", în ipoteza în care dom iciliul ori reşedinţa acelei persoane nu
sunt cunoscute, dom iciliul fiind, aşadar, asim ilat cu locuinţa efectivă. S e prez urnă, astfel,
că titularul locuieşte efectiv în unul sau altul dintre spaţiile declarate ca fiind locuinţă
principală, respectiv secundară. N im ic nu se opune, însă, ca titularul să probeze contra
riul, dacă m enţiunile din cartea de identitate nu corespund realităţii sau lipsesc, prezum
ţia legală fiind una relativă.
Astfel, dacă pârâtul înţelege sâ conteste dom iciliul indicot, el poate proba că locuinţa
efectivă, cu caracter statornic, este în altă parte, însă trebuie să probeze, în acelaşi tim p,
că reclam antul a cunoscut dom iciliul său real prin alte m ijloace decât cartea de identi
tate (de exem plu, din alte litigii purtate cu pârâtul, din acte ju rid ice pe care cei doi le-au
încheiat etc.).
Potrivit art. 91 alin.(2)-(3) NCC, „(2) în lipsa acestor m enţiuni ori atunci când aces
tea nu corespund realităţii, stabilirea sau schim barea dom iciliului ori a reşedinţei nu va
putea fi opusă altor persoane. (3) Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care dom ici
liul sau reşedinţa a fost cunoscută prin alte m ijloace de cel căruia i se opune".
Interpretând p e r o contrario prevederile alin. (3) al art. 91 NCC, dacă reclam antul nu
a cunoscut dom iciliul real al pârâtului, pârâtul nu se va putea prevala de dom iciliul real,
atunci când acesta nu corespunde cu dom iciliul din cartea de identitate. O asem enea
constatare dă eficienţă riscului pe care orice persoană şi-l asum ă prin neîndeplinirea
obligaţiilor legate de proba identităţii sale.
Aplicând aceste n o rm e în plan procesual, rezultă că re c la m a n tu l-c ă ru ia îi revine sar
cina indicării dom iciliului pârâtului - trebuie să indice drept dom iciliu locuinţa efectiva,
indiferent dacă aceasta corespunde sau nu m enţiunilor din cartea d e identitate (im plicit,
evidenţelor autorităţilor). în cel din urm ă caz reclam antul va indica locuinţa efectivă a
pârâtului d o ar dacă o cunoaşte, întrucât nu i se poate im puta faptul că s-a întem eiat cu
bună-credinţa pe evidenţele autorităţilor publice şi nu a cunoscut-o în alt mod.
în ceea ce îl priveşte pe pârât, ori de câte ori acesta a firm i că dom iciliul sâu este altul
decât cel în raport de care a fost stabilită com petenţa instanţei, îi revine sarcina unei
d u b le probe: aceea a locuinţei efective, prin orice m ijloc d e probă, şi aceea a îm prejură
rii cunoaşterii de către reclam ant a acestei locuinţe, de asem enea prin o rice m ijloc de
probă, fiind vorba despre un fapt.
Această regulă este aplicabilă şi în ca 2 ul perso a n elo r ju rid ice, prin prism a art. 229
NCC, potrivit cărora, „ ( l ) î n raporturile cu terţii, dovada denum irii şi a sediului persoanei
ju rid ice se face cu m enţiunile înscrise în registrele de publicitate sau de evidenţă prevă
zute de lege pentru persoana ju rid ică re sp e ctivi. ( 2 ) în lipsa acestor m enţiuni, stabilirea
sau schim barea denum irii şi a sediului nu va putea fi opusă altor persoane."
A r t • 1 0 9 , C azul p ersoan ei ju rid ice care are dezm em bram inte. Cererea de
chem are în ju d ecată îm potriva unei persoane juridice de drept privat se poate face
şi Ia instanţa locului u n d e ea are un d ezm em b răm !n t fără personalitate juridică,
pentru obligaţiile ce urm ează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte
încheiate prin reprezentantul dezm em brăm ântului ori din fapte săvârşite de
acesta.
C O M E N T A R IU
1. Co m p eten ţă altern ativă. Această prevedere legală reglem entează un caz de com
petenţă alternativă, interesând fie sediul persoanei ju rid ice d e drept privat, potrivit
regulii generale, fie sediul secundar ai aceleiaşi persoane, de care se leagă obligaţiile
pretinse în sarcina pârâtului prin cererea de chem are în judecată. Alternanţa este indusă
prin prezenţa conjuncţiei „ ş iM.
2 . D istincţia în tre sediu p rin cip al şi se d ii secu ndare. Spre deosebire d e codul ante
rior (art. 7 pct. 1 ), actuala reglem entare nu prevede explicit că cererile îm potriva persoa
nei ju rid ice de drept privat se form ulează la instanţa sediului ei principal.
A rticolul N CPC 107, care consacră regula generală, se referă gen eric la „sediu" în pri
vinţa oricărei persoane juridice, iar art. 109, care se preocupă de persoana juridică de
drept privat, are în vedere d o a r ipoteza se d iilo r secundare ale acesteia.
Pentru persoana ju rid ic ă care n u are se d ii secundare, distincţia între sediu principal
şi sedii secundare este lipsită de relevanţă, cererea adresându-se instanţei în a cărei cir
cum scripţie se află sediul, respectiv cel precizat în actul constitutiv sau statutul societăţii.
Pentru persoana juridică care are se d ii secundare, se aplică regula din art. 107 NCPC,
în tru câ t art. 109 are caracter derogator num ai pentru situaţiile expres prevăzute, atunci
când pretenţiile form ulate îm potriva persoanei ju rid ice vizează obligaţiile legate de
respectivul sediu secundar.
Chiar dacă legiuitorul nu m ai prevede explicit, regula generală are în vedere, în cazul
persoanei Juridice de drept privat, se d iu l principa l, respectiv sediul m enţionat în actul
de constituire sau în statut, deoarece sediile secundare au relevanţă d o a r în situaţiile de
excepţie expres prevăzute în art. 109 NCPC.
Noul Cod civil, referindu-se la acest elem ent de identificare a oricărei persoane ju ri
dice (art. 227), nu foloseşte sintagm a de „sediu principal" făcând distincţie între sed iu l
stab ilit p o trivit actu lu i de constituire sa u sta tu tu lu i şi „sedii cu caracter secu ndar" pentru
sucursalele, reprezentanţele sale terito riale şi punctele de lucru.
A n d r s i a CONS7ANOA
T it l u l IM. C o m p e t e n ţ a in s t a n j s io r j u d e c ă t o r e ş t i A rt. 110
în conţinutul legii speciale privind societăţile, respectiv Legea societăţilor nr. 31/2990,
republicată, term enul d e „sediu", fără a fi însoţit de m enţiunea „secundar" ori fără indi
carea unităţii fără personalitate juridică, este folosit cu sensul de ,je d iu social" sau ^ e d iu
principa r.
3. D ezm em bra m inte le persoanei ju rid ice . Tn ceea ce priveşte sediile secundare,
astfel cum re2ultă dîn noul Cod civil, acestea se referă la sucursalele, reprezentanţele
terito riale şi punctele de lucru a le persoanei juridice. Chiar dacă nu se prevede expres
în noul Cod civil, aceste sedii vizează dezm em brăm inte fără personalitate ju rid ică, lucru
care reiese neechivoc din art. 43 din Legea nr. 31/1990.
Ca atare, art. 109 are in vedere dezm em brăm intele fără personalitate ju rid ică ale
persoanei juridice, precum sucursale, reprezentanţe teritoriale, agenţii, p u n cte de lucru,
enum erarea din Legea nr. 31/1990 fiind exem plificativă.
în ceea ce priveşte filia le le , nu intră în categoria acestor dez m em bră m inte, deoa
rece, astfel cum rezultă din art. 42 din Legea nr. 31/1990, reprezintă ele însele societăţi
cu personalitate ju rid ică, ce se pot înfiinţa în una dintre form ele de societate enum erate
de legiuitor.
Ca atare, dom eniul d e aplicare al art. 109 nu acoperă şi filialele, d a r aceasta nu
înseam nă că, pentru obligaţiile care urm ează a fi executate la sediul filialei sau care
izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul filialei ori din fapte săvârşite de acesta,
trebuie sesizată instanţa în a cărei rază teritorială se află sediul societăţii-m am ă. Dim
potrivă, cererea se form ulează la instanţa sediului filialei, întru cât filiala este persoană
juridică şi are calitate procesuală pasivă, fiind aplicabile dispoziţiile art. 107 NCPC, şi nu
cele ale art. 109 N C P C 11.
C O M E N T A R IU
în conform itate cu art. 56 alin. (2) NCPC, asociaţiile, societăţile sau alte entităţi fără
personalitate ju rid ică p o r sta în ju d eca ta , daca su n t constituite p o trivit legii.
în cazul în care o asem enea entitate are calitatea de pârât, art. 110 trim ite, după
caz, la regula generală prevăzută de art. 107 NCPC, dacă m em brii respectivei entităţi au
încredinţat conducerea sa u adm inistrarea acesteia unei anum ite persoane, în funcţie de
dom iciliul acelei persoane, ori la art. 112 N CPC, interesând dom iciliul oricăruia dintre
m em brii entităţii.
Articolul 110 N CPC corespunde în co nţinut fostului art. 7 alin. (3) C P C 186S, cu excep
ţia tezei ultim e, privind num irea unui cu ra to r care sa reprezinte interesele asociaţilor în
cazul în care aceştia nu au desem nat un adm inistrator.
Ii: A s e ved ea C .S J .,d e c . nr. 3 1 6 2 /1 9 9 4 , cita tă d e M . Tâbârcâ, Gh. B ura, o p . c il., 2 0 0 7 , p. 1 2 4 . Soluţia d in d e cizie
este co rectă, în&â în te m e iată gre şit p e p re ve d e rile art. 7 alin. (2 ) C P C 1 8 6 5 - sim ila r art. 109 N C P C - în lo c de
art. 7 alin. (1 ) C P C 1 8 6 5 - co re sp u n ză to r art. 107 N CPC.
Această parte a norm ei nu a fost reluată în art. 110 deoarece se regăseşte întocm ai
în conţinutul art. 58 NCPC, potrivit căruia: „instanţa va num i un curator special (...) când
o entitate dintre cele prevăzute la art. 56 alin. (2), chem ată s l stea ?n judecată, nu are
reprezentant". Norm a prevede şi procedura de num ire a curatorului special, drepturile
şi obligaţiile acestuia, cu trim itere la instituţia reprezentării le p le .c â t ş i rem unerarea $a.
C O M E N T A R IU
De asem enea, şi art. 111 N CPC prevede un caz d e com petenţa teritoriala alternativă,
actuala reglem entare renunţând la opţiunea codului anterior stabilită în favoarea instan
ţe lo r din capitala ţării ori din reşedinţa ju d eţu lu i de dom iciliu al reclam antului, ca ele
m ent al alternativei [fostul art. 8 alin. (1) CPC 1865]. Până la legea de punere în aplicare
a noului Cod de procedură civilă, acest articol era identic în conţinut cu art. 8 CPC 1865.
Explicaţiile acestei m odificări rezidă în repartizarea echitabilă a cauzelo r şi evitarea
supraaglom erării instanţelor din Bucureşti şi din reşedinţele d e ju deţ, d a r nu în ultimul
rând, în asigurarea egalităţii în tre persoanele Juridice pârâte, indiferent dacă sunt de
drept public sau privat, prin raportarea la regula generala, ce nu era prevăzută în vechiul
cod ca elem ent de opţiune pentru reclam ant. în acelaşi tim p , se păstrează plasarea sta
tului pe acelaşi plan cu celelalte persoane ju rid ice de drept public, deşi această soluţie
a fo st criticată în doctrină111; m ai m ult, egalitatea este stabilită în privinţa statului faţă de
toate celelalte persoane juridice.
în situaţia în care statul este pârât şi se optează pentru instanţa de la sediul pârâtului,
com petenţa se raportează la sediul reprezentantului legal al statului, de obicei M inisterul
Finanţelor Publice.
C O M E N T A R IU
1. Co m p eten ţă te rito ria lă altern ativă. A rticolul 112 alin. ( 1 ) NCPC corespunde fostu
lui art. 9 CPC 1865 şi Instituie un caz de com petenţă teritorială alternativă, întrucât recla
m antul are, ca regulă, alegerea în tre m ai m ulte instanţe com petente, respectiv instan
ţele în a căro r circum scripţie se află dom iciliul sa u se d iu l oricăruia d in tre pârâţi.
în doctrină, s-a opinat că situaţia pluralităţii de pârâţi nu a r reglem enta una dintre Ipo
tezele de com petenţă alternativă, deoarece „la baza alegerii reclam antului nu stau mai
m ulte criterii - ca în cazul tu tu ro r celorlalte îm prejurări de com petenţă alternativă - ci
A H D fte tA C O H ST Â H O A
T it l u l IM. C o m p e t e n ţ a in s t a n ţ e l o r j u d e c ă t o r e ş t i A rt. 112
unul singur: dom iciliul coplrătilor"*1-. Pentru calificarea com petenţei ca fiind alternativă
sau e x c lu siv i nu este, însă, relevant num ărul criteriilor de alegere, ci faptul existenţei
unei opţiuni între instanţe deopotrivă com petente, în term enii art. 116 NCPC.
tn ipoteza în care există cel puţin un p â râ t d eb ito r principal, reclam antul nu are drept
de opţiune între instanţa d e la dom iciliul ori sediul acestuia şi instanţa de la dom iciliul
sau sediul pârâtului obligat accesoriu, com petenţa stab ilin d u -se în considerarea debito
rului principal.
2. Prorogare legală d e com petenţă. Articolul 112 NCPC reglem entează expres un
caz d e extindere a com petenţei pentru instanţa sesizată de către reclam ant, care devine
com petentă să soluţioneze litigiul şi în raport cu pârâţii care îşi au dom iciliul sau reşe
dinţa în circum scripţiile altor instanţe.
3. C o n d iţii pentru ap licarea no rm ei. A rtico lul 112 NCPC se aplică doar în cazul cere•
rilo r personole, precum şj al cererilo r reole m obiliare, nu şi în cazul cererilor reale im o
biliare, care se adresează num ai instanţei de la locul im obilului (art. 117 NCPC). Aşadar,
art. 112 este incident num ai dacă nu se încalcă norm e d e com petenţă de ordine publică.
Este necesar, de asem enea, ca o biectul cererii d e chem are în judecată sâ se refere
la o obligaţie com ună a părţilor sau ca obligaţiile pârâţilor să aibă aceeaşi cauză ori ca
între obiectul şi cauza capetelor de cerere form ulate îm potriva fiecărui pârât să existe
o strânsă legătură. Trebuie întrunită, aşadar, situaţia de coparticipare procesuală pasivă
prevăzută de art. 6 0 N C P C
4. Situ aţia pârâtului fictiv. A lineatul (2) al art. 112 NCPC conţine o dispoziţie noua,
care reflectă o soluţie consacrată în doctrină, în condiţiile reglem entării anterioare, pen*
tru ipoteza pârâtului chem at în judecată num ai în scopul sesizării unei instanţe convena
bile reclam antului, prevalându-se de dom iciliul acelui pârât. Norm a prevede că, în acest
caz, oricare dintre pârâţi poate invoca necom petenţa la prim ul term en de judecată la
care părţile sunt legal citate în faţa prim ei instanţe. Daca excepţia nu este invocată sau
nu este invocată cu respectarea term enului legal, instanţa sesizată de către reclam ant va
răm âne învestită cu soluţionarea cauzei.
A cest text confirm ă caracterul de ordine privată o l necom petenţei în ipoteza dată,
excepţia de necom petenţâ irvvocându-se d o a r de către pârâţi, nu şi d e către instanţă din
oficiu ori d e către reclam ant. întrucât norm a nu distinge, excepţia poate fi invocată de
către oricare dintre pârâţi, inclusiv d e către pârâtul fictiv.
Prin derogare d e la dispoziţiile art. 130 alin. (3) NCPC, în acest caz excepţia d e neconv
petenţâ nu trebuie invocată prin întâm pinare, chiar atunci când aceasta este obligatorie,
putând fi invocată direct în fo ţa instanţei, la prim ul term en d e judecată la care părţile
sunt legal citate în faţa prim ei instanţe.
Prin ipoteză, instanţa sesizată de către reclam ant nu treb uie să fie com petentă să
soluţioneze cauza, în caz contrar olegereo instanţei dintre cele deopotrivă com petente
aparţinând reclam antului, în aplicarea dispoziţiilor art. 116 coroborate cu art. 112
alin. (1) NCPC, urm ând a se respinge excepţia de necom petenţâ eventual invocată. în
principiu, operează alegerea de com petenţă în cazurile şi condiţiile prevăzute d e art. 126
NCPC, însă o eventuală convenţie nu s-ar putea încheia decât cu ceilalţi pârâţi, nu şi cu
pârâtul fictiv.
A r i . 1 13* C om p etenţa terito rială altern ativă. (1) în afară de instanţele pre
văzute la art. 107-112, m ai su n t com petente:
1. instanţa dom iciliului reclam antului, în cererile privitoare la stabilirea fili
aţiei;
2. instanţa in a cărei circum scripţie dom iciliază creditorul reclam ant, în cere
rile referitoare la obligaţia de întreţinere, inclusiv cele privind alocaţiile de stat
pentru copii;
3. instanţa locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a
obligaţiei, în cazu l cererilor privind executarea, anularea, rezoluţi unea sau rezi
lierea unui contract;
4. instanţa locului unde se află im obilul, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un
raport de locaţiune a im obilului;
5. instanţa locului unde se află im obilul, pentru cererile în prestaţie tabulară,
în justificare tabulară sau în rectificare tabulară;
6. instanţa locului de plecare sau de sosire, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un
contract de transport;
7. instanţa locului de plată, în cererile privitoare la obligaţiile ce izvorăsc
dintr-o cam bie, cec, bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare;
8. instanţa dom iciliului consum atorului, în cererile având ca obiect executa
rea, constatarea nulităţii absolute, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţa
rea unilaterală a contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca
obiect repararea pagubelor produse consum atorilor;
9. instanţa în a cărei circum scripţie s-a săvârşit fapta ilicită sau s-a produs
prejudiciul, pentru cererile privind obligaţiile izvorâte dintr-o asem enea faptă.
(2) C ând pârâtul exercită în m od statornic, în afara dom iciliului său, o activi
tate profesională ori o activitate agricolă, com ercială, industrială sau altele ase
m enea, cererea de chem are în ju d ecată se poate introduce şi la instanţa în circum
scripţia căreia se află locul activităţii respective, pentru obligaţiile patrim oniale
născute sau care urm ează să se execute în acel loc.
C O M E N T A R IU
1. C o relaţia cu regula generală. A rticolul 113 N CPC prevede cazuri de com petenţă
alternativă preluate, în cea m ai m are parte, din art. 10 CPC 1865.
308 AN O M tA COHSTÂHOA
T it lu l I M . C o m p e te n ţa n s t a n |€ io r i u d e c ă to rc ş ti
i A rt. 113
Se rem arcă, în pream bulul alin. ( 1 ), precizarea in term inis a extinderii opţiunilor de
instanţe egal com petente, aflată la îndem âna reclam antului, ceea ce nu reprezintă decât
o consacrare expresă a unei constatări care se desprindea prin deducţie şi în reglem en
tarea anterioară.
în art. 10 CPC 1865 se prevedeau alte instanţe com petente „în afară de instanţa
dom iciliului pârâtului" fără vreo referire la celelalte norm e d e com petentă, fie com pe
tenţa de drept com un (art. 7 CPC 1365), fie com petenţa teritorială alternativă (art. 6 ,
art. 8 , art. 9, art. 11 CPC 1865). Din punct d e vedere logic, instanţele om ise (cu excepţia
celo r din art. 8 CPC 1865) erau inevitabil alternante cu instanţele m enţionate în art. 10
CPC 1865, din m om ent ce alternativele paralele aveau un elem ent com un, anum e regula
generală de com petenţă.
întrucât, în actuala form ă a codului, şi norm a care corespunde fostului art. 8 CPC
1 8 6 5 -a n u m e art. 111 N C P C -in c lu d e , în alternativa de instanţe com petente, raportarea
la dom iciliul sau sediul pârâtului, este justificată trim iterea la toate articolele de la 107
la 112 NCPC.
2. C a zu rile d e com petenţă te rito ria lă altern ativă. Există situaţii în care, pe lângă
instanţele prevăzute în art. 107-112 N C P C su n t com petente şi alte instanţe.
2.1. în ceea ce priveşte ce re rile p riv ito a re la sta b ilire a filia ţie i, legiuitorul prevede în
prezent posibilitatea sesizării ş i a instanţei de Io d o m iciliu l reclam antului.
Intră în această categorie cererile denum ite generic Tn noul Cod civil „acţiuni privind
filiaţia" (art. 421-440 N CC), precum şi cea din art. 443 NCC, care tind la stabilirea filiaţiei
faţă de m am ă ori faţă de tată, fiind plasate tn aceeaşi secţiun e intitulată „Stabilirea
filiaţiei".
în reglem entarea anterioară, în privinţa acestor cereri com petenţa teritorială era
exclusivă, deoarece se aplica art. 5 CPC 1865, care reglem enta com petenţa de drept
com un, în absenţa unei prevederi derogatorii, iar în pricinile referitoare la persoane,
art. S CPC 1865 avea caracter absolut”1.
Atât art. 113 alin. (1) pct. 1, cât şi art. 114 N CPC se referă la cereri date în com petenţa
instanţei de tutelă şi de fam ilie, însă au ipoteze diferite de aplicare, astfel încât nu se
poate considera că art. 113 alin. (1) pct. 1 derogă de la art. 114, care prevede o com pe
tenţă teritorială exclusivă. Astfel, cererile privitoare la stabilirea filiaţiei nu intră în cate
goria cererilor privind ocrotirea persoanei fizice, ci interesează starea persoane/.
Dacă s-a r considera că cererile privind stabilirea filiaţiei vizează generic ocrotirea per
soanei fizice17', a r fi, într-adevăr, vorba despre o norm ă derogatorie, deoarece art. 113
alin. {1) pct. 1 N CPCfca, de altfel, şi pct. 2, după cum se va arăta m ai jo s) reglem entează
o ipoteza particulară, aşadar, o situaţie de excepţie, de stricta aplicare şi interpretare.
2.2. Legat de ce re rile re fe rito a re la o b lig a ţia d e în tre ţin e re , in c lu s iv cele p riv in d
a lo ca ţiile d e s to t p e n tru co p ii, prim a categorie, referitoare la o bligoţia de întreţinere,
a figurat şi în vechea reglem entare, cu indicarea aceleiaşi instanţe, respectiv cea de la
dom iciliul reclam antului (art. 10 pct. 7 CPC 1865).
Faţă de vechea reglem entare, se rem arcă dispariţia precizării ca acţiunea să fie for
m ulată d e „ascendenţi sau descendenţi", ceea ce ar putea însem na că actuala reglem en
tare nu m ai face nicio distincţie în privinţa titularului cererii de chem are în judecată. Cu
toate acestea, atunci când indică instanţa com petentă, legiuitorul se referă la „creditorul
reclam ant ", deci are în vedere d o a r cererile form ulate de către creditorul o b lig a ţiei de
întreţinere.
Astfel, la fel şi în trecut, art. 113 pct. 2 N CPC se aplică în cazul în care se solicită acor
d a rea pensiei de întreţinere o ri m ajorarea acesteia, nu şi atunci când debitorul obligaţiei
d e întreţinere pretinde reducerea sau sistarea pensiei.
De asem enea, textul nu se aplică dacă este vorba despre cheltuielile căsătoriei
(art. 325-328 N CC), dar este incident în ipoteza obligaţiei de întreţinere sau a prestaţiei
com pensatorii în tre fo ştii s o ţi (art. 389-393 NCC), atunci c ln d reclam ant este creditorul
obligaţiei; dacă debitorul solicită m odificarea ori constatarea încetării prestaţiei com
pensatorii (art. 394 şi art. 395 NCC), este aplicabilă norm a de com petenţă d e drept
com un.
în m od evident, textul nu se aplică decât cererilor form ulate p e cale principa lă, pen
tru cererile accesorii, adiţionale sau incidentale a p lic ln d u -se dispoziţiile art. 123 NCPC.
Cererile p rivin d olocaţiile de sta t p en tru cop ii nu au figurat expres în vechea regle
m entare. Cu toate acestea, doctrina şi practica ju diciară au asim ilat constant alocaţia de
stat cu obligaţia de întreţinere, dat fiind caracterul său alim entar, incluzând cererile cu
acest o b iect în sfera de aplicare a fostului art. 10 pct. 7 CPC 1865111. Aceste cereri vizează
raporturile ju rid ice între persoane fizice, referitoare la alocaţiile datorate copilului, de
exem plu restituirea alocaţiei de la părintele care a încasat-o fără drept121. Dacă asem enea
pretenţii se form ulează pe calea unor cereri accesorii, adiţionale sau incidentale, nu se
mai aplică art. 113 alin. ( 1 ) pct. 2 NCPC, ci art. 123 NCPC, interesând instanţa com petentă
pentru cererea principală.
Cererile vizând raporturile ju rid ice dintre perso a n e fizic e ş i autoritâţi, privind m odul
de stabilire ş i de plată a alocaţiei o ri refuzul nejustificat de acordare a alocaţiei, de com
petenţa ratione m ateriae a instanţei de contencios adm inistrativ form ulate, pe cale
principală, în tem eiul art. 9 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii,
republicată, se soluţionează potrivit art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 privind con
tenciosul adm inistrativ, care coincide din punct de vedere teritorial cu regulile de com
petenţă prevăzute de noul Cod de procedură civilă.
în ceea ce priveşte corelaţia dintre art. 113 şi art. 114 N CPC referitor la aceste cereri,
pentru argum ente sim ilare celor redate anterior la obligaţia de întreţinere, considerăm
că nici aceste cereri privind alocaţiile de stat nu intră în sfera de aplicare a dispoziţiilor
art. 114 NCPC.
Această constatare este valabilă şi în privinţa alocaţiilor de stat cuvenite copilului
pentru care s-a stabilit m ăsura de protecţie specială a plasam entului, prevăzută la art. 58
alin. ( 1 ) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi prom ovarea drepturilor copilu
lui. Nu se poate considera că cererile referitoare la alocaţii au natura unor cereri privind
ocrotirea copilului, prevăzute Tn legi speciale, pentru ca, a vâ n d u -se în vedere dispoziţiile
art. 265 N C C să se soluţioneze potrivit norm ei de com petenţă reprezentate de art. 114
NCPC.
Pentru aceleaşi raţiuni, intră în categoriile prevăzute d e art. 113 alin. ( 1 ) pct. 2 NCPC
şi alocaţiile prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea fam iliei.
310 A n d r s i a CONS7ANOA
T it l u l IM. C o m p e t e n ţ a in s t a n j e io r j u d e c ă t o r e ş t i A rt. 113
Spre deosebire de reglem entarea anterioară - art. 10 pct. 3 CPC 1865 în care enu
m erarea era exhaustiva, textul actual foloseşte tn finalul enum erării sintagm a „alte titluri
d e valoare”.
2.8. în privinţa c e re rilo r ca re in teresează ra p o rtu rile ju rid ic e o b iig a ţio n a le născute
în tre u n co n su m a to r ş i un p ro fe sio n ist, am bele ipoteze d e la art. 113 pct. 8 au în vedere
cererile cu obiectul arătat în care consum atorul are calitatea de reclam ant, cereri care
pot fi form ulate ş i la instanţa dom iciliului acestuia. De situaţiile în care consum atorul
este cel chem at în judecată se preocupă art. 121 NCPC.
Norm a de com petenţă alternativă se aplică num ai dacă, prin legi speciale, nu s-a pre
văzut o altă norm ă d e com petenţă teritorială, precum cea din art. 24 al O .G. nr. 130/2000
privind protecţia consum atorilor la tncheierea şi executarea contractelor la distanţă, care
prevede com petenţa exclusivă a Instanţei de la dom iciliul reclam antului.
Este posibil ca sfera cererilor având ca obiect executarea u n u i contract, prevăzute de
art. 113 pct. 8 NCPC, să includă şi cererile form ulate d e persoanele expres prevăzute în
legislaţia în dom eniul protecţiei consum atorului, evident dacă legile speciale nu conţin
norm e de com petenţă teritorială contrare. Un exem plu de norm ă contrară este cea din
art. 12 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate
în tre com ercianţi şi consum atori, republicată ca urm are a m odificărilor aduse prin Legea
nr. 76/2012, pentru cererile form ulate de asociaţiile pentru protecţia consum atorului,
având ca o b iect m odificarea contractelor unui profesionist aflate în curs de executare şi
care conţin clauze abuzive. în această situaţie, legea prevede com petenţa doar în favoa
rea instanţei d e la dom iciliu! pârâtului.
Pârâtul, în toate litigiile vizate de norm ă, este întotdeauna un p ro fesio n ist - m sensul
art. 3 N C C - , ch iar dacă doar prim a dintre ipotezele legale precizează explicit acest lucru.
Şi cea de-a doua ipoteză, aceea a cererilor având ca o b iect repararea pagubelor, are
tn vedere tot un asem enea pârât, deoarece d o ar în raport cu un profesionist într-un
dom eniu ce im plică activităţi de com erţ sau prestări de servicii are sens utilizarea în
context de către legiuitor a conceptului de „consum ator", definit de art. 2 pct. 2 din O.G.
nr, 21/1992, republicată, ca fiind „orice persoană fizică sau grup de persoane fizice
constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale com erciale,
industriale sau de producţie, artizanale ori liberale"111.
2 3 . Spre deosebire de reglem entarea anterioară (art. 10 pct. 8 CPC 1865), cererile
p riv in d o b lig a ţiile izv o râ te din tr-o fa p ta ilicită pot fi adresate nu num ai instanţei în a
că re i circum scripţie s-a să vâ rşit fa p ta ilicită, ci şi cefei în raza căreia s-a produ s preju d i
ciul, soluţie anticipată în doctrină1'1.
Raţiunea unei asem enea norm e de com petenţă a fost explicată şi în mai m ulte decizii
a le Curţii Constituţionale ca rezidând tn „necesitatea unei m ai bune adm inistrări a ju sti
ţiei, probele fiind m ai uşor de adm inistrat în apropierea locului în care s-a săvârşit fapta
ilicită", iar stabilirea com petenţei teritoriale alternative „nu aduce atingere, sub nicio
form ă, dreptului părţilor de a beneficia de un proces echitabil şi nu afectează im parţia
litatea justiţiei"'*1.
312 AN O M tA CONS7ANOA
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n | € i o r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 114
Dacă fapta ilicită a fost săvârşită sau prejudiciul s-d produs în circum scripţiile terito
riale ale m ai m ultor instanţe, toate aceste instanţe, îm preună cu cea de la dom iciliul sau,
după caz, sediul pârâtului sunt deopotrivă com petente.
3. Pârâtul care exercită în m od statornic, în afara d o m iciliu lu i să u , o a ctivitate pro
fesio n ala ori o a ctivitate agrico lă, co m ercială, in d u strială sau altele ase m e n ea. Preve
derile art. 113 alin, (2) N CPC reglem entează situaţia cererilor privind obligaţiile patri
m oniale născute sau care urm ează să se execute în locul în care pârâtul exercită în mod
statornic o activitate de natura celor expres prevăzute de legiuitor. A cest te xt reflectă
soluţia vechiului cod (art. 6 CPC 1865), alternativă la com petenta de drept com un.
Norm a se referă doar la perso anele fizice , atunci când au calitatea de pârât, întrucât
în cazul persoanelor ju rid ice este prevăzută o regulă sim ilară în art. 109 NCPC. Pe de altă
parte, în textul articolului se foloseşte doar noţiunea de „dom iciliu", nu şi cea de „sediu".
Norm a evocă noţiunea de d o m iciliu l profesional, în le g ă tu ri cu care art. 9 6 NCC
prevede:„cel care exploatează o întreprindere are dom iciliul şi la locul acelei în trep rin
deri, în to t ceea ce priveşte obligaţiile patrim oniale ce s-au născut sau urm ează a se exe
cuta în acel loc". întrucât prim a parte a definiţiei trim ite im plicit la noţiunea de „profesi
onist", în sensul art. 3 N CC şi art. 8 din Legea d e punere în aplicare a acestuia, rezultă că
art. 113 alin. (2) N CPC este aplicabil în cazul unui profesionist persoana fizică.
C O M E N T A R IU
Norm a reglem entează o c o m p e te n ţi te rito ria li exclusivă, în sensul că, dacă prin
norm e speciale nu se prevede expres altfel, cererile anum e prevăzute de acest articol
sunt d e com petenţa instanţei de t u t e liş i de fa m ilie în a c ir e i circum scripţie te rito ria li îşi
o re d o m iciliu l sa u reşedinţa persoona ocrotită.
1 . Sfera de aplicare
1.1, In sta n ţele d e tu te lă ş i d e fa m ilie . Articolul 114 N CPC se referă la cerert care se
soluţionează de către instanţele de tutelă şi d e fam ilie. Aceste instanţe nu sunt, încă,
organizate, iar p ln ă la acei m om ent, conform art. 76 din Legea nr. 76/2012, „judecă
toriile sau. după caz, tribunalele ori tribunalele specializate pentru m inori şi fam ilie vor
îndeplini rolul d e instanţe de tutelă şl fam ilie, având com petenţa stabilită potrivit Codu
lui civil, Codului de procedură civilă, prezentei legi, precum şi reglem entărilor speciale
în vigoare".
1)1 A se v e d e a , în a ce st sens, t.P. F ilip e scu , A .i. Filip eseu, Tratat d e d re p tu l fam iliei, ed. a &-a revizu ită si
co m p le ta tă , Ed, A II Beck, B u cu reşti, 2002.
1,1 P e n tn j ce le fo rm u la te p e calea u n o r cereri a cce so rii, a d iţio n a le u u in cid e n tale , se u rm e a ză com p eten ţa
in stan ţe i princip ale.
314 A H D fte tA C O H ST Â H O A
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n ţ e i o r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 114
toririle părinteşti" (art. 487-502 NCC}; „Exercitarea autorităţii părinteşti" (art. 503-507
NCC); „D ecăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti" (art. 508-512 NCC).
Este prem atură form ularea unei concluzii tranşante în acest m om ent, răm ânând în
sarcina instanţelor specializate clarificarea sferei d e aplicare a norm ei de com petenţă, în
funcţie de conţinutul conceptual al sintagm ei „ocrotirea persoanei fizice".
Este de su b lin ia t însă, că unicul criteriu de determ inare fiind acela al obiectului cere
rilor, potrivit voinţei legiuitorului, art. 114 N CPC nu poate fi extins pe cale de interpretare
asupra cererilor cu un alt o b ie c t Dacă legiuitorul a r fi do rit ca norm a să se aplice şi pen
tru alte cereri, a r fi precizat acest lucru expres.
Din această perspectivă, pentru determ inarea sferei de aplicare a norm ei este Ine
ficient în interpretare faptul că art. 265 N CC trim ite expres la dispoziţiile art. 107 NCC.
Niciuna dintre aceste prevederi nu se referă la com petenţa teritorială a instanţelor de
tutelă şi de fam ilie.
Astfel, în conform itate cu art. 265 N CC „Toate m ăsurile date prin prezenta carte în
com petenţa instanţei judecătoreşti, toate litigiile privind aplicarea disp oziţiilor prezentei
cărţi, precum şi m ăsurile de ocrotire a copilului prevăzute în legi speciale sunt de com
petenţa instanţei d e tutelă. D ispoziţiile art. 107 sunt aplicabile în m od corespunzător".
Articolul 107 N CC prevede că: „ ( 1 } Procedurile prevăzute de prezentul cod privind
ocrotirea persoanei fizice sunt de com petenţa instanţei de tutelă şi d e fam ilie stabilite
potrivit legii, denum ită în continuare instanţa de tutelă. ( 2 ) în toate cazurile, instanţa de
tutelă soluţionează de îndată aceste cereri".
Referirea expresă la art. 107 N CC presupune derularea aceloraşi proceduri pentru
cererile din Cartea a ll-a cu cele din Cartea l a codului, teza a ll-a din art. 2 6 S NCC având,
aşadar, rolul d e norm ă de trim itere cu privire la procedura de soluţionare a cererilor, liti
giilor, m ăsurilor relative la relaţiile de fam ilie, şi anum e aceeaşi cu cea din titlul III „O cro
tirea persoanei fizice" al Cărţii I. în niciun caz, din coroborarea art. 265 şi art. 107 NCC nu
se poate trage concluzia că instanţa d e tutelă şi d e fam ilie căreia îi revine, potrivit legii,
com petenţa de soluţionare din punct d e vedere teritorial a procedurilor m enţionate în
art. 107 N CC, va soluţiona şi cererile m enţionate în art. 265 NCC.
2. Cereri care nu intră în sfera d e ap licare a no rm ei. Cererile prevăzute de art. 113
alin. (1) pct. 1 şi 2 N CPC nu intră în sfera de aplicare a acestei norm e, pentru argum entele
prezentate în com entariul de la acel articol.
Pentru celelalte cereri p rivin d persoortele, altele decât cele din art. 113 şi art. 114
NCPC, se aplică regula generală în m ateria com petenţei teritoriale, dacă nu există o altă
norm ă d e com petenţă.
Cereri pentru care se prevede expres instanţa com petentă teritorial să le soluţioneze,
prin norm e speciale ale noului Cod d e procedură civilă sau ale altor acte norm ative, sunt:
- cererea de p u n e re su b interdicţie ju d ecă to re a scă a unei persoane: instanţa d e tutelă
în a cărei circum scripţie aceasta îşi are dom iciliul persoana respectivă (art. 935 NCPC);
- cererile p rivin d stabilirea m ă surilor de protecţie specială prevăzute de Legea
nr. 272/2004: instanţa de la dom iciliul copilului, iar dacă dom iciliul copilului nu este
cunoscut, instanţa în a cărei circum scripţie teritorială a fost găsit copilul (art. 124 din
Legea nr. 272/2004);
- cererea de instituire a tutelei: instanţa în a cărei circum scripţie teritorială dom ici
liază sau a fost găsit copilul [art. 4 0 alin. (2) din Legea nr. 272/2004];
- cererea de instituire a curatelei: instanţa d e tutelă de la dom iciliul persoanei care
urm ează a fi pusă sub curatelă, respectiv de la ultimul său dom iciliu din ţară, pentru ipo*
teza în care acea persoană lipseşte de la dom iciliu sau este dispărută ori, după caz, instanţa
de la locul unde trebuie luate m ăsurile urgente (art. 179 coroborat cu art. 178 NCC);
- divo rţul: instanţa de tutelă în circum scripţia căreia se află, ca regulă, cea d in urmă
locuinţă com ună a soţilor, cu excepţiile prevăzute de lege (art. 914 NCPC);
- cererea de declarare a m orţii unei persoane: instanţa de tutelă în a cărei circum
scripţie acea persoană a avu t ultim ul dom iciliu cunoscut (art. 943 NCPC);
- cererile referitoare ia adopţie: instanţa de tutelă în a cărei rază teritorială se află
dom iciliul adoptatului; cauzele pentru judecarea cărora nu se poate determ ina instanţa
com petentă se judecă de Tribunalul Bucureşti [art. 7 4 alin. (3) din Legea nr. 273/2004
privind procedura adopţiei, republicată];
- cererea p en tru înregistrarea tardivă a naşterii: instanţa în a cărei rază teritorială are
dom iciliul persoana interesată sau unde are sediul serviciul de protecţie specială a copi
lului [art. 18 alin. (2) din Legea n r 119/1996 cu prtvire la actele d e stare civilă].
Cereri care se soluţionează potrivit re g u lii generale, deoarece nu se prevede expres
instanţa com petentă teritorial să le soluţioneze sunt, de exem plu, cererea în constatarea
nulităţii absolute a că să to riei ş i cererea iii an u la rea căsătoriei.
3. Situ aţia de excepţie a au to rizării în ch e ie rii d e acte ju rid ic e cu p rivire la un im obil.
A lineatul (2) al art. 114 N CPC reglem entează un caz d e com petenta teritorială alterna*
tivă, prin derogare de la regula prevăzută în alin. (1). Astfel, cererile privind autorizarea
de către instanţa d e tutelă şi de fam ilie a încheierii unor acte juridice, când acestea pri
vesc un im obil, pot fi form ulate atât la dom iciliul sau reşedinţa persoanei ocrotite, cât şi
la instanţa de tutelă şi d e fam ilie în a cărei circum scripţie teritorială este situat im obilul.
Raţiunea norm ei este aceea a facilitării cercetării judecătoreşti şi a form alităţilor
legate d e cartea funciară.
Instanţa de tutelă şi de fam ilie care a pronunţat hotărârea va com unica de îndată o
copie a acesteia instanţei de tutelă şi de fam ilie în a cărei circum scripţie teritorială îşi are
dom iciliul sau reşedinţa cel ocrotit.
C O M E N T A R IU
Norm a reproduce fostul art. 11 CPC 1865, cu excepţia alin. (3), introdus prin Legea
nr. 76/2012.
Pentru form ularea unei cereri privitoare la despăgubiri în m aterie de asigurare, recla
m antul are la dispoziţie, în principiu, nu m ai puţin de patru instanţe deopotrivă com pe
316 A H D fte tA C O N S 7 A N O A
T it l u l IM. C o m p e t e n ţ a in s t a n ţ e l o r j u d e c ă t o r e ş t i A rt. 116-117
tente, ia rîn ipoteza din alin. (3) al art. 115 N CPC, când reclam ant este un terţ prejudiciat,
chiar cinci. Norm a este astfel concepută pentru protecţia persoanei asigurate şi pentru
adm inistrarea probatorii lor1".
N orm a de com petenţă este aplicabilă d o a r cererilor în d espăgubiri, ca atare, „nu intră
sub incidenţa acestui text alte cereri derivate din contractul d e asigurare, precum cele cu
privire la plata prim elor de a sig u ra re '171.
Articolul 115 alin. (2) perm ite alegerea de com petenţă, fiind vorba despre cereri „p ri
vitoare la b u n u ri", astfel cum prevede a r t .l2 6 N C P C , iar norm a de com petenţă este una
dispozitiv#, d e la care părţile po t deroga, prin convenţie.
Cu toate acestea, prin derogare de la dispoziţiile art. 126 NCPC, art. 115 introduce
condiţia, su b sancţiunea considerării clauzei ca nescrisă, ca o convenţie cu acest obiect
să nu fi fost făcută înainte de naşterea dreptului la despăgubire, respectiv înainte de pro
ducerea riscului asigurat. Această norm ă urm ăreşte protecţia persoanei asigurate îm p o
triva unui eventual abuz al societăţii d e asigurare, fiind vorba despre un contract de ade
ziune (pentru un contract de aceeaşi natură, există o norm ă sim ilară d e com petenţă în
m ateria protecţiei c o n s u m a to ru lu i-a rt. 121 NCPC).
Cererea prevăzută d e alin. (3) al art. 115 NCPC la îndem âna terţului p reju d icia t este
cea la care se referea art. 42 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în
Rom ânia, text abrogat prin Legea nr. 71/2011 şi preluat în art. 2224 NCC. Asiguratul nu
se poate prevala, în să , d e calitatea d e terţ prejudiciat pentru a solicita de la societatea cu
care a încheiat o asigurare d e bunuri, pe tem eiul răspunderii delictuale, contravaloarea
prejudiciului suferit prin producerea riscului asigurat'91.
A r U 1 1 6 » A legerea in stan ţei. Reclam antul are alegerea între mai multe
instanţe deopotrivă com petente.
C O M E N T A R IU
vreuna dintre aceste circum scripţii, iar în caz contrar, la oricare dintre instanţele
în circum scripţiile cărora se află im obilul.
(3) D ispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică, prin asem ănare, şi în cazul acţiunilor
posesorii, acţiunilor în grăniţuire, acţiunilor privitoare la îngrădirile dreptului
de proprietate im obiliară, precum şi în cazul ceîor de îm părţeală judiciară a unui
im obil, când indiviziunea nu rezultă din succesiune.
C O M E N T A R IU
1 . C aracte ru l no rm ei. Articolul 117 NCPC este prim ul dintr-o succesiune d e dispoziţii
ce reglem entează o com petenţa te rito ria li exclusivă (excepţională) în cazurile anum e
p re v i 2ute, ceea ce înseam nă că, în aceste cazuri, părţile nu m ai po t conveni ca litigiul
să fie soluţionat de o altă instanţă. Pentru dezvoltări în ceea ce priveşte criteriife de
determ inare a cazurilor de com petenţă teritorială exclusivă, trim item la com entariul de
la art. 126.
2. C ererile reale im o b iliare . A rticolul 13 CPC 1865 prevedea generic situaţia cererilor
„privitoare la bunuri im obile" ca fiind de com petenţa instanţei în circum scripţia căreia se
află im obilele. Cu toate acestea, în literatura ju rid ic i şi în practica instanţelor s-a adm is
în m od constant c i norm a avea în vedere doar cererile reale im obiliare, pentru a nu se
suprapune cu art. 10 CPC 1865, ce prevedea o com petenţă alternativă pentru anum ite
cereri personale, m obiliare şi im obiliare, fir ă distincţie10.
în lătu rân d orice dubiu, art. 117 NCPC p re cize a zi expres că cererile privitoare la d rep
turile reale im obiliare se introduc num ai la instanţa în a că re i circum scripţie este situ ot
im obilul.
Cererile privitoare la drepturi de creanţă în legătură cu un im o b il pot fi form ulate fa
instanţa dom iciliului sau sediului pârâtului ori, după caz, la una dintre instanţele de la
art. 108-113 N C P C
Astfel, de exem plu, are caracter personal cererea al cărei o b iect îl form ează rezoluţiu
nea unui antecontract privitor la un bun im obil şi restituirea contravalorii achitate12. De
asem enea, pentru cererea d e obligare a pârâţilor la eliberarea spaţiului com un dintr-un
im obil, acţiune personală ce vizează un nem işcător, în determ inarea com petenţei terito
riale se v o r aplica dispoziţiile privind com petenţa de drept com un din noul Cod d e pro
cedură civilă191.
A lineatul ( ! ) al art. 117 NCPC se re fe ri gen eric la o rice cereri prin care s e valorifică
u n d rep t real im obiliar, respectiv dreptul de proprietate ori dezm em brăm intele acestuia.
A lineatul (3) al aceluiaşi articol adaugă explicit cereri prin c a r e le valorifică un d rep t real
cu p rivire la un im obil, însă enum erarea nu este exhaustivă, relevantă fiind natura drep
tului valorificat prin cerere, şi anum e aceea d e drept real.
Intră în dom eniul de aplicare al art. 117 (doctrina şi practica instanţelor fiind una
nim e în acest sens) cereri precum : cererea în revendicarea im obilului; cererile confesorii
şi negatorii; cererea în constatarea existenţei ori a inexistenţei unui drept real (art. 125
N CPC trim ite im plicit şi la art. 117 în privinţa regulilor aplicabile pentru determ inarea
com petenţei teritoriale); cereri posesorii referitoare la acel im obil; cereri în g rin iţu ire şi
privitoare la îngrădirile dreptului de proprietate im obiliară; cereri în m aterie d e ip o te c i,
1.1 în a c e s t se n s, V.M. C iobanu, 6 . Boroi, I C , B riciu , op. cit., 2 0 1 1 , p. 153 şl ju risp ru d e n ţa a co lo citată.
1.1 Trib . S u p re m , s. civ., d e c. nr, 2 2 0 7 /1 9 7 5 , cita tă în G. Boroi, O. Sp in e o n u -M o te i, o p . c it., p. 67,
w I.C .C J ., d e c. nr. 6 3 1 6 /2 0 1 1 , w w w .scj.ro.
318 A n o r s ia CONS7ANOA
T it lu l I M . C o m p e te n ţa n s t a n ţ e io r i u d e c ă t o r c ş t i
i A rt. 117
tentă oricare instanţă în d cărei rază teritorială se află vreunul din im obilele ce form ează
obiectul partajului, alegerea urm ând a fi făcută de către reclam ant111.
C O M E N T A R IU
1. U ltim u l d o m iciliu al d e fu n ctu lu i. A cest articol reglem entează com petenţa terito
rială exclusivă a instanţei în a cărei circum scripţie se află ultim ul dom iciliu ai defunctu
lui, preluând, cu unele m odificări, regula de com petenţă prevăzută în art. 14 CPC 1865.
Raţiunea norm ei de com petenţă exclusivă rezidă în faptul că ultim ul dom iciliu al
defunctului coincide cu locui deschiderii succesiunii, astfel cum prevede art. 954 alin. ( 2 )
NCC. Or, în raport de acest loc se efectuează procedura succesorală notarială ori pe cale
judecătorească, fiind, astfel, la îndem ână în scrisu rile ce privesc raporturile ju rid ice dintre
defu nct şi m oştenitori, precum şi dintre defu nct şi terţi. De asem enea, m ulte dintre
bunurile defunctului se găsesc în acest loc, ceea ce facilitează luarea unor m ăsuri de
conservare, inventariere etc. a bunurilor, precum şi, nu m ai puţin, adm inistrarea proba-
to riilo rîn legătură cu bunurile, în cursul judecăţii.
Ca noţiune, u ltim u l dom iciliu a l defunctului corespunde ultim ei locuinţe efective a
acestuia, indiferent daca a fost sau nu în scris în actul său de identitate (pentru noţiunea
d e „dom iciliu" şi relevanţa dom iciliului de fapt în proces, sunt valabile com entariile de
la art. 107).
în acest sens, în practică, în aplicarea art. 14 CPC 1865, s-a arătat că „de regulă,
d ovada ultim ului dom iciliu se face cu m enţiunile din actul de identitate sau certificatul
d e deces al persoanei care lasă m oştenirea. N im ic nu se opune, în să , ca, prin orice alt
m ijloc de dovadă, să se probeze că dom iciliul persoanei este într-o altă localitate decât
aceea unde a fo st înregistrată. A cest dom iciliu reprezintă locuinţa statornică şi principală
a defunctei (având în vedere şi perioada îndelungată de tim p cât a locuit la acea adresă şi
care confirm ă ideea autoarei părţilor d e a se stabili p e rm a n e n tîn localitatea respectivă],
ch iar dacă nu este trecut în actul de identitate al persoanei şi nici în evidenţele inform a
tizate, fiind relevant, din punct de vedere ju rid ic, în stabilirea com petenţei teritoriale, în
condiţiile a r t 14 C P C 1865”“'.
Dacă ultim ul dom iciliu nu este cunoscut sau nu se află pe teritoriul Rom âniei, art. 954
alin. (3) N CC asim ilează locul deschiderii succesiunii cu locul d in ţa ră aflat în circum scrip
ţia notarului public cel dintâi sesizat, cu condiţia ca în acea circum scripţie sâ existe cel
1,1
w I.C .C J ., d e c. nr. 2 0 1 8 /2 0 1 1 , neputolicată.
320 AN O M tA CONS7ANOA
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n | € i o r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 118
puţin un im obil al defunctului ori, în lipsă, un bun m obil al acestuia. în absenţa unor
bunuri situate în Rom ânia, locul deschiderii m oştenirii este în circum scripţia notarului
public cel dintâi sesi 2at.
Este de discutat d a c i această norm ă este u tili pentru determ inarea com petenţei în
ipoteza în care ultim ul dom iciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se a fli în Rom â
nia. Determ inarea com petenţei instanţei în funcţie de sediul notarului public cel dintâi
sesizat de către reclam ant ar putea echivala cu o alegere de com petenţă ce nu este per
m isă d e noul Cod d e procedură civilă în cazurile de com petenţă teritorială exclusivă, iar
potrivit art. 122 NCPC, reguli noi de co m p e te n ţi pot fi stabilite num ai prin m odificarea
norm elor codului d e p ro ce d u ri.
Cu toate acestea, s-ar putea susţine că nu este vorba despre o alegere d e com pe
tenţă - d e c i, nici o încălcare a dispoziţiilor art. 122 NCPC, atât tim p cât însuşi legiuitorul
prezum ă ultim ul dom iciliu al defunctului în ipotezele în discuţie ca fiind în locul anum e
indicat, respectiv sediul notarului public sesizat d e c it r e reclam ant.
D a c i e x iş ti un bun im obil, a r putea fi sesizată instanţa de la locul situării im obilului,
în ipoteza în care ultim ul dom iciliu nu este cunoscut, ori, după caz, în funcţie d e obiectul
cererii introductive de instanţă şi valoarea acestuia, Ju decătoria Secto ru lu i 1 Bucureşti
sa u Tribunalul Bucureşti, conform art. 1071 NCPC, dat fiind că, în litigiile cu elem ente de
extraneitate referitoare la im obile situate pe teritoriul Rom âniei, instanţele rom âne sunt
exclusiv com petente, astfel cum prevede art. 1079 pct. 1 NCPC. Dacă în m asa succeso
rală nu există un im obil, singura soluţie a r fi cea din art. 1071 NCPC, dacă se poate stabili
com petenţa instanţelor rom âne.
2. C ererile care intră în sfera d e ap licare a no rm ei. Potrivit doctrinei şi practicii judi
ciare, aceste cereri sunt11*:
- cererile su bsum a te art. 118 a lin . ( î ) pct. 1 NCPC, cum a r fi: cereri în anularea unui
testam ent, cereri pentru constatarea validităţii unui testam ent, cereri pentru executarea
dispoziţiilor unui testam ent atunci când validitatea acestuia nu este contestată;
- cererile su bsum a te art. 118 alin. (1) p c t. 2 NCPC, care includ: cereri în anularea cer
tificatului de m oştenitor, cereri pentru reducţiunea liberalltăţilor excesive, cereri pentru
raportul donaţiilor, cererea de sistare a indiviziunii succesorale şi orice alte cereri prin
care m oştenitorii valorifică pretenţii pe care le-ar avea unul îm potriva altuia, însă num ai
în legătură cu m oştenirea.
Articolul 118 alin. (1) pct. 2 N CPC nu se aplică în cazul în care m oştenitorii valorifică
drepturi culese din succesiune îm potriva terţilor-debitori ai lui de cuius, ci, într-o astfel
de situaţie, com petenţa te rito ria li se stabileşte potrivit regulii de drept com un sau, după
caz, potrivit altor norm e legale incidente în m aterie.
Nu m ai e x iş ti ni ci un dubiu în privinţa includerii cererilor de ieşire d in indivU iune cu
p rivire ia im obile d in m asa succesorală în dom eniul de aplicare al art. 118 , în condiţiile
în care art. 117 N CPC a exclus explicit din sfera sa de aplicare cererile d e îm p ă rţe a li judi
c ia ri a unui im obil, când indiviziunea re zu lţi din succesiune. întru cât art. 117 nu dis
tinge, este lipsit de re le van ţi dacă s-a dezbătut sau nu succesiunea.
Astfel, este atrasă com petenţa relativă la ultim ul dom iciliu al defunctului, şi nu cea
de la locul im obilului dacă, d e exem plu, s-a dezbătut succesiunea şi chiar s*a realizat par
tajul bunurilor m enţionate în certificatul de m oştenitor, în să se solicită îm părţeala altor
im obile succesorale, descoperite ulterior sau pentru care s-a em is titlul de proprietate
ulterior partajului, astfel cum s-a considerat până acum în practică11*. Din acest punct de
vedere, este nerelevant că titlul de proprietate în baza Legii nr. 18/1991 a fost em is direct
pe num ele m oştenitorilor, c it ă vrem e im obilul a aparţinut autorului com un şi se solicită
partajarea im obilului.
Cu toate acestea, dacă s-a realizat partajul între m oştenitori, ?n sensul că s-a atribuit
unuia dintre ei cota-indiviză ce aparţinea defunctului din dreptul de proprietate asupra
unui im obil, iar ulterior acel m o şte n ito rîl cheam ă în judecată pe coproprietarul bunului,
solicitând partajul, este com petentă instanţa de la locul situării im obilului, şi nu de la ulti
mul dom iciliu al defunctului, coproprietar al imobilului'*1.
- cererile su bsum a te ort. 1 1 8 alin. (1) p c t 3 N C P C se referă la: cererea pentru pre
darea unui legat cu titlu particular, cereri prin care creditorii personali ai defunctului
valorifică drepturi din contracte încheiate cu acesta, cereri prin care creditorii m oştenirii
invocă pretenţii în baza unui titlu posterior deschiderii succesiunii etc. După cum s-a ară
tat constant în doctrină, sintagm a „creditorii defunctului" are în vedere pe toţi creditorii
care au pretenţii îm potriva m oştenirii, indiferent dacă au o cauză anterioară sau ulte
rioară deschiderii succesiunii.
A rticolul 118 alin. (1) pct. 3 NCPC nu îşi m ai găseşte aplicare dacă m oştenitorii cheam ă
în judecată pe un creditor al succesiunii (d e exem plu, pentru a se constata prescripţia
dreptului acestuia de a cere şi obţine executarea silită a unui debit, pentru rezoiuţiunea
sau rezilierea unei convenţii în ch eiate de acesta cu de cuius etc.}, caz în care com petenţa
teritorială se determ ină potrivit dreptului com un.
A rticolul 118 alin. (1) N CPC are în vedere cererile în m aterie de m oştenire form ufate
„p â n ă la ieşirea din in d iv iz iu n e P e r a contrario, cererile form ulate ulterior sistării indi-
viziunii şi care vizează un im obil se vo r adresa instanţei de la locul situării im obilului, în
conform itate cu art. 117 NCPC.
Precizarea nou-introdusă reflectă o opinie constant exprim ată în doctrină şi practica
instanţelor, chiar dacă art. 14 CPC 1865 avea un alt conţinut. S-a considerat că raţiu
nile com petenţei exclusive în legătură cu ultim ul dom iciliu al defunctului „nu m ai su b
zistă după efectuarea partajului succesoral, deoarece din acest m om ent nu m ai există
o m asă succesorală distinctă (exceptând cazul în care acceptarea succesiunii s-a făcut
su b beneficiu de inventar), iar creditorii, potrivit art. 1060 C. civ. 1864 {art. 1427 N C C -
n.n.), nu m ai pot urm ări pe m oştenitorii debitorului lor decât în proporţie cu părţile lor
ereditare"1*1.
A rticolul 118 este aplicabil şi în situaţia în care în m asa succesorală se regăsesc şi im o
bile situate în altâ circum scripţie decât cea în care se află ultim ul dom iciliu al defunctu
lui. Subzistă justificarea acestei soluţii din practica ju diciară su b im periul vechiului cod,
pe considerentul caracterului derogator al norm ei faţă de cea referitoare Ia locul situării
im obilului, dată fiind topografia textelor1*1. Un argum ent suplim entar în acest sens este
şi folosirea sintagm ei „com petenţa exclusivă" în a lin .(l) al art. 118 NCPC, care nu exista
în art. 14 CPC 1865.
3. Succesiuni deschise succesiv. în ipoteza m ai m ultor m oşteniri deschise succesiv,
reclam antul are alegerea între instanţe deopotrivă com petente, respectiv instanţa ultim u
322 A n d r s i a CONS7ANOA
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n | € i o r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 119
lui dom iciliu al oricăruia dintre defuncţi. Se au în vedere doar cererile vi2ate de alin. (1) al
art. 118 .
Norm a reglem entează un caz de p ro ro g a re le g a li o com petenţei, deoarece instanţa
aleasă de către reclam ant devin e com petentă să soluţioneze litigiul ş î Tn raport cu cereri
care, form ulate de sine-stătător, ar fi atras com petenţa teritorială a altor instanţe,
respectiv a celor de la ultim ul dom iciliu al celorlalţi d e fu n cţi11.
Trebuie să existe o legătură în tre cereri, sens în care legiuitorul im pune condiţia
ca m oştenirile să fie d eschise „su ccesiv”. în absenţa oricărei legături, nu este aplicabil
art. 118 alin. (2), ci alin. ( 1 ) pentru flecare cerere în parte, im punându-se disjungerea lor.
S u c c e s iv deschise" sem nifică succesivitatea deceselor, deoarece, potrivit art. 954
N C C „m oştenirea unei persoane se deschide Tn m om entul decesului acesteia".
Este d e su blin iat că, Tn practica judiciară form ată su b im periul vechii reglem entări -
care nu conţinea o soluţie pentru ipoteza succesiunilor s u c c e s iv e -s -a conturat şi opinia
conform căreia stabilirea com petenţei Tntr-o asem enea ipoteză im plică cercetarea exis
tenţei unui raport de accesorialitate între diferitele pretenţii din cererea introductivă,
fiind posibil ca una dintre cereri să poată fi considerată drept principală şi să determ ine
com petenţa de soluţionare şi a celorlalte capete de cerere, considerate accesorii, în apli
carea art. 17 CPC 1865 (care corespunde art. 123 NCPC).
Astfel, s-a arătat că, în ipoteza m ai m ultor succesiuni succesive, cea din urm ă succesi
une este cea care prezintă interes direct şi im ediat pentru reclam ant, atunci când acesta
se prevalează de instituţia retransm iterii pentru a obţine realizarea drepturilor succe
sorale de pe urm a ultim ului autor, pe calea ieşirii din indiviziune. Această solicitare se
plasează în poziţia de capăt de cerere principal pentru reclam ant, solicitarea dezbaterii
succesorale pentru prim ii doi defuncţi având finalitatea dezlegării de către instanţa de
judecată a unor chestiuni prejudiciale121.
Este d e observat că, în cazul în care ultim ul dom iciliu al vreunuia dintre defuncţi nu
este cunoscut sau nu este localizat în Rom ânia, ar fi indicat să se aleagă instanţa ultim ului
dom iciliu al oricăruia dintre ceilalţi defuncţi. Dacă toţi se află în această situaţie, se poate
proceda asem ănător cazului în care ar fi vorba despre un singur defunctl:l.
C O M E N T A R IU
Norm a care reglem entează acest caz de com petenţă teritorială exclusivă privind
cererile în m a terie de societate corespunde art. 15 C P C 1865. cu o singură diferenţă de
redactare în ceea ce priveşte sfera de aplicare, respectiv în locul sintagm ei „până la sfar*
şitul lichidării în fapt", textul actual prevede că se aplică d o a r cererilor form ulate până la
sfârşitul lichidării sau, după caz, până la radierea societăţii.
Textul are în vedere cererile privitoare la toate societăţile de natura celo r reglem en-
tate în noul Cod civil, care au personalitate ju rid ică , deoarece num ai acestea po t avea
sediu, ca elem ent constitutiv al oricărei persoane juridice, la care se raportează com pe-
tenţa e x c lu siv i în m aterie de societate. In acelaşi tim p, prin noul Cod civil şi legea pentru
punerea în aplicare a acestuia, precum şi prin legea pentru punerea în aplicare a noului
Cod de procedură c iv ili s-a asigurat unitatea te rm in o lo g ici, abandonându-se denum irea
de „societate co m e rciali". Sunt excluse, aşadar, societăţile sim ple (art. 1890-1948 NCC),
care nu au personalitate ju rid ic i.
De asem enea, sunt vizate d o ar cereri form ulate pânâ la data în cetă rii personalităţii
ju rid ice , determ inată în conform itate cu art. 251 N C C
Norm a în discuţie a păstrat form ularea g e n e ra li („cereri în m aterie de societate"),
astfel încât, la fel ca în condiţiile reglem entării anterioare, se apreciază că cererile avute
în vedere sunt cele care se referă la existenţa societăţii sau la ansam blul operaţiunilor
safe, interesând raporturile în tre asociaţi ori în tre aceştia şi societate.
Raţiunea acestei reguli constă în aceea că instanţa în a cărei circum scripţie se află
sediul principal al societăţii poate adm inistra în m ai bune condiţii probele necesare sta
bilirii raporturilor ju rid ice dintre societate şi asociaţi sau, după caz, dintre asociaţi între
ei, deoarece la sediul principal al societăţii se găsesc registrele şi principalele acte.
Raporturile dintre societate sau, după caz, asociaţi şi terţi nu se soluţionează potri
v it disp oziţiilor art. 119 NCPC, ci conform regulii generale din art. 107 NCPC. Aceeaşi
regulă este aplicabilă şi în cazul cererilor form ulate după încetarea personalităţii juridice
a societăţii.
în cazul unei cereri în m a terie d e societate, care însă a r fi Tn legâturd cu un bun im o
b il situat în raza teritorială a unei alte instanţe decât aceea a locului unde societatea îşi
are sediul principal, com petenţa teritorială se stabileşte to t potrivit art. 119 NCPC, în
considerarea unui argum ent de topografie a textelor, c i t şi a necesităţii d e a se asigura
soluţionarea litigiilo r în m aterie de societate de către o singură instanţă.
Dacă însă un terţ form ulează o cerere de chem are în judecată îm potriva unei socie
tăţi, prin care se pretinde un drept real asupra unui im obil, com petenţa teritorială apar
ţine instanţei în a cărei rază te rito ria li este situat im obilul, nem aifiind vorba de o cerere
în m aterie de societate, în sensul m enţionat. Aceeaşi este soluţia şi în cazul în care acţiu
nea reală im obiliară este exercitată de societate îm potriva unui terţ111.
O dispoziţie sim ilară cu cea din art. 119 N CPC se regăseşte în art. 63 din Legea soci
etăţilor nr. 31/1990, potrivit căruia „Cererile şi căile de atac prevăzute de prezenta lege,
d e com petenţa instanţelor judecătoreşti, se soluţionează de tribunalul în a cărui circum
scripţie îşi are societatea sediul principal"121.
C O M E N T A R IU
Această norm ă reglem entează com petenţa teritorială exclusivă a instanţei în a cărei
circum scripţie îşi are sed iu l debitorul pentru cereri în m aterie de insolvenţo sau, după
caz, de concordat preventiv. Este stabilită, în acelaşi tim p, com petenţa ratione m ateriae
a tribunalului, cu respectarea principiului specializării, daca sunt create secţii sau corn-
111 în acela şi se n s, Tn cad ru l re gle m e n tării a n te rio a re , a se ved ea VCM. C io b o n u , 6 . 8 o ro i, T.C. B riciu , op, cit.,
2 0 1 1 . p. 158.
1,1 P e n tru no ţiu n ea d e „se d iu p rin cip al” a s e v e d e a s u p r o , co m e n tariile d e la art. 109.
324 A n d r s i a COHSTÂHOA
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n | € i o r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 121
C O M E N T A R IU
Pentru cererile form ulate de un profesionist îm potriva unui co nsu m ato r se prevede
com petenţa teritorială exclusivă a instanţei în a cărei circum scripţie se află dom iciliul
consum atorului. Reclam antul este, în toate caz uri ie, un profesionist, iar obiectul cereri
lor trebuie să fie în tegătură cu raporturile ju rid ice născute între co nsu m ato r ţi profesio
nist fie dintr-un contract, fie dintr-un fapt licit ori ilicit.
Teza a ll-a a art. 121 perm ite alegerea de com petenţă prin convenţia părţilor, dero
gând de la dispoziţiile art. 126 alin. (1) NCPC, care prevede că o asem enea alegere este
posibilă d o ar în cazurile d e com petenţă teritorială alternativă. Convenţia părţilor este
valabilă doar dacă a fost făcută după naşterea dreptului la despăgubire. în ca 2 contrar
aceasta va fi considerată ca nescrisă11.
în ceea ce priveşte viabilitatea norm elor d e com petenţă din legile sp ecia le în m ateria
protecţiei consum atorului, sunt incidente prevederile art. 83 lit. k) din legea de punere în
aplicare a codului, respectiv Legea nr. 76/2012, potrivit cărora: „La data intrării în vigoare
a Codului d e procedură civilă se abrogă: (...) orice alte dispoziţii contrare, ch iar dacă sunt
cuprinse în legi speciale".
în aplicarea art. 67 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind norm ele de tehnică legis
lativă pentru elaborarea actelor norm ative, în situaţiile de abrogare im plicită, Consiliul
Legislativ are obligaţia să identifice toate dispoziţiile legale care au suferit evenim entele
legislative im plicite şi să propună Parlam entului şi, respectiv, G uvernului m ăsurile nece
sare de m odificare, com pletare sau abrogare expresă a acestora.
C O M E N T A R IU
Su b denum irea „D ispoziţii speciale", legiuitorul a enum erat în acest capitol reguli de
soluţionare a cererilor care interesează instituţia de drept procesual a com p eten ţeiju ris-
dicţionaie, atât cea m aterială, cât şi cea teritorială. în reglem entarea anterioară, unele
dispoziţii sim ilare se regăseau în Titlul III al Cărţii I, art. 17-19 CPC 1865.
S e identifică printre acestea: două cazuri de extindere a com petenţei instanţei în
tem eiul legii (prorogare legală), dintre care una tradiţională, derivând din raportul din
tre cererile cu a căror soluţionare este învestită aceeaşi instanţă (art. 123 NCPC), iar o
alta nou introdusă (art. 127 N CPC); aspecte legate de întinderea com petenţei instanţei
sesizate, în privinţa apărărilor lato sen su form ulate în acelaşi proces (art. 124 NCPC) şi a
incidentelor de procedură (art. 124 şi art. 128 NCPC).
C O M E N T A R IU
Prin acest articol, legiuitorul a prevăzut expres că n o i reguli de com petenţă pot fi sta
bilite num ai prin m odificarea norm elor prezentului cod. S-a referit, desigur, la regulile de
com petenţă din noul Cod de procedură civilă, şi nu la reguli inserate în acte norm ative
111 A se ved ea su p ro , co m e n ta riu l d e la art. 115 alin. (2), care co n ţin e o n o rm ă sim ilară.
326 AN O M tA CONS7ANOA
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n | € i o r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 123
A r U 1 2 3 » C ereri acceso rii, ad iţio n ale şi in cid en tale. (1) C ererile accesorii,
adiţionale, precum şi cele incidentale se judecă de instanţa com petentă pentru
cererea principală, ch iar dacă ar fi de com petenţa m aterială sau teritorială a altei
instanţe judecătoreşti, cu excepţia cererilor prevăzute la art. 120.
(2) D ispoziţiile alin. (1) se aplică şi atunci când com petenţa de soluţionare a
cererii principale este stabilită de lege în favoarea unei secţii specializate sau a
unui com plet specializat.
(3) C ând instanţa este exclusiv com petentă pentru una dintre părţi, ea v a fi
exclusiv com petentă pentru toate părţile.
C O M E N T A R IU
Articolul 123 N CPC reglem entează un caz de p ro ro g a re legala (în tem eiul legii) a
com petenţei, în sensul că instanţa com petentă a soluţiona o cerere principală devine
com petentă a soluţiona şi cererile accesorii, adiţionale şi incidentale form ulate în ace
eaşi cauză, chiar dacă, în m od obişnuit, acestea nu a r fi intrat în com petenţa sa m aterială
ori teritorială. Dispoziţii sim ilare se regăseau în art. 17 C P C 1865.
1. C ererile acceso rii. Aceste cereri sunt definite de art. 3 0 alin. (4) NCPC drept „cereri
a căro r soluţionare depinde de soluţia dată unui capăt de cerere principal"1". Astfel,
instanţa d e la locul situării im obilului pe care reclam antul îl revendică de la pârât va
soluţiona şi solicitarea contravalorii lipsei de folosinţă a im obilului; instanţa com petentă
pentru soluţionarea cererii în constatarea nulităţii absolute a titlului de proprietate cu
privire la un im obil va soluţiona şi cererea de rectificare a m enţiunilor din cartea fun
ciară, indiferent de valoarea im obilului; instanţa d e divorţ soluţionează şi cererea privind
exercitarea autorităţii părinteşti. De asem enea, instanţa de la locul situării im obilului,
învestită cu acţiunea în rectificare tabulară, soluţionează şi cererea în anularea certifica-
328 AN O M tA CONS7ANOA
T it l u l IM. C o m p e t e n ţ a in s t a n j îio r ju d e c ă t o r c ş t i A rt. 123
ar fi de com petenţa m aterială a judecătoriei sau a tribunalu lui, după caz, în funcţie de
valoare etc.
Cererile conexe au, de asem enea, caracter incidental, însă în privinţa lor există preve
deri exprese, constituind un ca 2 distinct d e prorogare legală d e com petenţă.
4 . M om entu l d e term in ării co m p eten ţei. în tru cât com petenţa instanţei se determ ină
Io m om entul sesiză rii acesteia, instanţa com petentă să soluţioneze cererea principală
răm âne investită sa soluţioneze cererea reconvenţională, cererea de intervenţie princi
pală şi cererea de chem are in garanţie, după disjungerea în vederea soluţionării sepa
rate, în condiţiile art. 66 alin. (2), art. 74 alin. (4) şi art. 210 NCPC, chiar dacă aceste cereri
s-ar fi supus, form ulate fiind pe cale principală, altor reguli de co m p eten ţi.
A cest lucru este prevăzut expres în cazul cererii d e intervenţie principală, nu şi în
cazul celorlalte două cereri incidentale. A bsenţa, însă, a unei norm e exprese nu sem ni
fică posibilitatea declinării com petenţei după disjungere, fiind vorba despre acelaşi prin
cipiu, relativ la m om entul determ inării com petenţei. Astfel, după soluţionarea irevoca
bilă a cererii principale de divorţ, cererea vizând îm părţirea bunurilor com une a le foştilor
soţi form ulată odată cu divorţul urm ează s l fie soluţionată în continuare de judecătoria
care a rezolvat şi acţiunea principală întrucât, independent de îm prejurarea că a fost dis
junsă, respectiva cerere şi*a păstrat caracterul accesoriu1’1. Nici faptul că cererea recon
venţională având ca obiect încredinţare m in o r a fost form ulată pe cale de ordonanţă
preşedinţială în cadrul divorţului, în condiţiile fostului art. 6132 CPC 1865, nu înlătură
com petenţa m aterială a instanţei învestite cu cererea principală de divorţ, după soluţi
onarea acesteia121.
5. D erogarea de la no rm ele de com petenţă m aterială şi terito ria lă . Prin precizarea
expresă, în cuprinsul art. 123 aiin. (1) NCPC, a îm prejurării că instanţa care soluţionează
cererea principală este com petentă a soluţiona şi celelalte cereri form ulate în cursul
judecăţii, ch io r d acă aceste cereri o r f i de com petenţa m oteriolâ sa u teritorială o altei
instanţe, s-a tranşat o controversă de drept procesual, legată de viabilitatea prorogării
com petenţei în condiţiile nerespectării norm elor im perative de com petenţă m aterială
sau teritorială"1.
Această regulă este aplicabilă indiferent dacă este vorba despre norm e de com pe
tenţă cuprinse în cod ori în acte norm ative speciale.
Este de o b s e rv a te i art. 123 alin. (2) prevede că dispoziţiile alin. ( l) s e aplica şi în cazul
în care cererea principală este d e com petenţa une\ se cţii specializa te sau a unui com plet
specializat, de natura celor prevăzute în Legea nr. 304/2004(".
Această norm ă se corelează cu cea din art. 136 alin. (1} NCPC, din coroborarea lor
rezultând că, su b aspectul com petenţei m ateriale şi teritoriale, legiuitorul a intenţionat
asim ilarea secţiei specializate sau a com pletului specializat cu o instanţă de judecată. Ca
atare, considerentele pentru care legiuitorul a perm is încălcarea norm elor im perative de
com petenţă m aterială şi teritorială în cazul soluţionării cererilor de către o instanţă sub
zistă şi în ipoteza secţiei specializate ori a com pletului specializat.
Chiar dacă legiuitorul nu prevede expres, se aplică aceeaşi soluţie şi pentru ipoteza
în care o instanţă obişnuită este com petentă a soluţiona cererea principală, iar o cerere
111 C.S.J., s civ., d e c, nr. 3 2 3 8 /1 9 9 9 , în 6 J,, Baza d e d ate. R eferirea la ho tărârea irevocabilă p o trivit codului
a n te rio r are în ve d e re o h o tărâ re d efin itivă î n co n textu l noului cod.
IJ' I.C.C.J., s, I civ,, d e c. nr, 7 4 9 5 /3 0 1 1 , nepublicată.
IM Pentru detalii, a $e v e d e a V!M. Ciobanu, Tratat, vo i. I p. 434*435; I. Deleanu, Tratat, vo i. ir 2 01 0, p. 599*602.
'4) A s e v e d e a s u p t o , co m e n tariile d e ta art. 94-97.
A N O R t lA C C N S T A N O A 329
A rt. 124 C a r t e a I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
accesorie, adiţională ori in cid e n ta li a r fi d e com petenţa unei secţii specializate ori a unui
com plet specializat. O eventuală derogare sub acest asp ect de la regula din alin. ( l) a l
art. 123 NCPC a r f i trebuit instituită expres, ceea ce nu s-a întâm plat.
De la regula consacrată prin alin. (1) şl (2) ale art. 123, legiuitorul instituie o excepţie,
aceea a cererilor prevăzute d e art. 120 NCPC, respectiv în m ateria insolvenţei so u a con
cordatului preventiv, dată fiind procedura sp e c ia li care se derulează în aceste materii.
în ceea ce priveşte com petenţa generala, ca re g u li, prorogarea legală de com petenţă
nu poate opera cu încălcarea unor asem enea norm e, cu excepţia cazurilor în care legiu
itorul prevede expres contrariul. Astfel, potrivit art. 1072 şi art. 1073 NCPC, atunci când
instanţa rom ână este com petentă a soluţiona cererea principală, ju d ecă, în condiţiile
expres prevăzute, atât chestiunile prelim inare, cât şî cererile incidentale.
în absenţa unui tem ei legal, atunci când com petenţa de soluţionare a unei cereri
accesorii sau incidentale aparţine unui a lt organ de jurisdicţie, prorogarea de com pe
tenţă nu o p e re a ză în favoarea instanţei care soluţionează cererea principală.
C O M E N T A R IU
1. în tin d e re a com petenţei instanţei sesizate. Prevedere procedurală nouă, art. 124
NCPC reglem entează situaţii referitoare la întinderea com petenţei, recunoscute şl ana
lizate în doctrină. S-a considerat că, în m od norm al, instanţa sesizată de reclam ant se
pronunţă şi asupra tuturor m ijloacelor de apărare ale pârâtului, asupra excepţiilor invo
cate şi incidentelor procedurale ivite în cursul judecăţii. Aşadar, com petenţa instanţei se
în tin d e, în m od obişnuit, asupra întregii pricini, su b toate aspectele e i|lJ, pentru asigura
rea unei ju decăţi unitare.
Nu este vorba despre extinderea com petenţei, ca în situaţiile m enţionate în art. 123
NCPC, întrucât form ularea apărărilor în legătură cu cererea principală, în sens larg, nu
echivalează cu o lărgire a cadrului procesual, astfel încât exam inarea lor revine în mod
firesc instanţei învestite cu soluţionarea cererii principale. Linia de dem arcaţie între
„întinderea com petenţei" şi „extinderea com petenţei" nu este, însă, lipsită d e echivoc,
dacă se ţine cont de faptul că, în m ăsura în care apărările s-ar m aterializa în cereri de
natura celor definite în art. 30 NCPC, care, în m od obişnuit, nu ar intra în com petenţa
instanţei ce soluţionează cererea principală, ar fi vorba despre o prorogare legală de
com petenţă.
A rticolul 124 e x p rim i regula Ju d e c ă to ru l cauzei este ju d ecă to ru l excepţiei", care,
deşi recunoscută unanim în doctrină şi în p ra c tici, nu a fo st consacrată legislativ până la
actuala reglem entare. 3-a arătat, de asem enea, în doctrină, că „în cadrul acestei reguli,
n o ţiu n ii d e excepţie i se dă un în ţeles larg, incluzând atât apărările de fond, cât şi excepţi
ile procesuale"12', intră în această categorie: „apărările", „excepţiile", am bele în înţelesul
330 A n d r s i a CONS7ANOA
T i t l u l I M . C o m p e t e n ţ a i n s t a n j î i o r j u d e c ă t o r c ş t i A rt. 124
arătat în art. B l, respectiv art. 245 NCPC, Inclusiv chestiunile prejudiciale şi incidentele
procedurale ivite în cursul judecării cererii principale.
Nu este n e ce sa ra se insista asupra excepţiilor procesuale, care sunt utilizate în text în
sens s tric t acela d e m ijloc de invocare a unor neregularităţi ori lipsuri procedurale, fără
a se pune în discuţie fondul dreptului. Se im pun, însă, câteva precizări legate de chestiu
nile prejudiciale şi incidentele procedurale.
2. C h e stiu n ile p re ju d iciale. Ca regulă, după cum s-a a ră ta t instanţa sesizată solu
ţionează pricina în ansam blul ei, pronunţlndu*se asupra tu tu ro r cererilor şi apărărilor,
inclusiv asupra chestiunilor prejudiciale. Articolul 124 le exceptează expres num ai pe
cele care, potrivit legii, sunt de com petenţa exclusiva a a ltei instanţe.
2.1. C aracteristici. Chestiunile prejudiciale nu sunt definite ca atare în cod, însă doc
trina a considerat că reprezintă chestiuni litigioase care trebuie să facă obiectul unei
exam inări şi soluţionări prealabile de către instanţa com petentă, în m od definitiv, astfel
în cât soluţia să poată fi invocată cu autoritate de lucru judecat în orice proces ulterior*11.
Este esenţial ca respectiva chestiune prejudicială să vizeze însuşi fondul cauzei, şi nu
aspecte de procedură.
Su b vechiul cod, doctrina le-a inclus în categoria m ijlo acelo r d e apărare, atunci când
sunt invocate, în cursul judecăţii, în faţa instanţei sesizate de reclam ant. Din m odul de
form ulare a norm ei din art. 124 a r rezulta că aceste chestiuni reprezintă fie apărări, fie
excepţii, însă raportarea la acestea nu epuizează sfera chestiunilor litigioase ce se po t ivi
în cursul judecăţii. Spre exem plu, instituţia sesizării în altei Curţi de Casaţie şi Justiţie în
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
nu poate fi inclusă în niciuna dintre categorii, date fiind procedura de invocare şi scopul
sesizării.
Indiferent de natura lor, delim itarea chestiunilor prejudiciale de alte chestiuni prea
labile litigioase se realizează în funcţie de instanţa com petentă a le soluţiona: ca regulă,
chestiunile prealabile se soluţionează de către instanţa în faţa cărora s-au ridicat, în tim p
ce chestiunile prejudiciale reprezintă situaţia de excepţie, fiind, potrivit legii, de com pe
tenţa exclusivă a altei instanţe.
Legiuitorul foloseşte noţiunea de „instanţă" în contextul com petenţei, aşadar, nu are
în vedere judecătorii care sunt încadraţi ia acea instanţă1'1. De aceea, nu este exclus ca o
chestiune prejudicială să fie ch iar de com petenţa instanţei în faţa căreia s-a ivit această
chestiune, însă trebuie să se ţină cont de principiile specializării, al repartizării aleatorii a
cauzelor şi al continuităţii instanţei.
Deşi se raportează la „instanţă" legiuitorul are în vedere nu num ai instanţele ju d e
cătoreşti, inclusiv secţiile specializate ori com pletele specializate, ci şi alte organe de
jurisdicţie sau cu activitate jurisdicţională, iar sintagm a „com petenţă exclusivă" acoperă
toate situaţiile în care necom petenţă este de ordine publică, potrivit art. 129 NCPC.
2.2. D e lim ita re a d e in cid e n te le p ro ced u ra le. Deşi nu soluţionează ea în săşi respec
tiva chestiune prejudicială, instanţa în faţa căreia aceasta se in v o c i face anu m ite verifi
cări pentru a stabili relevanţa dezlegării chestiunii pentru litigiul în curs, de obicei prevă
zute de actul norm ativ ce reglem entează o anum ită chestiune prejudicială, după cum se
va arăta în continuare. Aceste atribuţii relevă dom eniul d e aplicare al art. 124 alin. (2):
ll' I Sto en escu , S. Zitb erstein , op. crt., p . 1 8 7 ; V.M. Cfabanu, Tratat, vo i. I, p, 4 3 2 ; D ele a n u , Tratat, vo i, I, 2010,
p. 584.
121 V.M. C ioban u, Tratat, vo i. I, p. 371.
332 A n d r s i a CONS7ANOA
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a in s t a n | € io r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 125-126
C O M E N T A R IU
Articolul 125 NCPC redă, cu o m odificare form ală, conţinutul art. 18 CPC 1865. Astfel,
se prevede acelaşi reper pentru determ inarea com petenţei instanţei în cazul cererilor
p en tru constatarea existenţei sa u inexistenţei u n u i drept, respectiv regulile aplicabile
cererilor având ca obiect realizarea dreptului. D o ar obiectul acestora din urma era
m enţionat în vechea reglem entare ca fiind „executarea prestaţiei" în loc de „realizarea
dreptului", însă, în fond, este vorba despre aceeaşi instituţie d e drept procesual: acţiunile
în realizarea dreptului sunt denum ite în doctrină şi „în adjudecare, în condam nare sau
în executare""1.
Prevăzând că se realizează după regulile prevăzute pentru cererile având ca obiect
realizarea dreptului, legiuitorul are în vedere atât com petenţa m a terială, cât şi pe cea
teritorială. Interesează cererile cu acest obiect form ulate p e cole principa lă întru cât, în
celelalte cazuri, sunt aplicabile dispoziţiile art. 123 NCPC, care nu distinge în raport de
obiectul cererilor accesorii, adiţion ale ori incidentale.
C O M E N T A R IU
1. C rite rii d e determ in are a cazu rilo r d e com petenţă te rito ria lă e x c lu s iv i. Determ i
narea cazurilor de com petenţă teritoriala exclusivă se realiza în doctrină, su b im periul
vechii reglem entari, pe baza prevederilor art. 19 CPC 1365 (care îşi are corespondent
în art. 126 NCPC) care perm iteau părţilor să încheie convenţii privind alegerea d e com
petenţă teritorială în pricinile referitoare la bunuri, cu excepţia cazurilor prevăzute de
art. 13*16 CPC 1865.
în actuala reglem entare, art. 126 nu m ai precizează care sunt dispoziţiile legale
exceptate de la regula alegerii de com petenţă teritorială, enunţând generic excepţia în
cazul „când această co m p e te n ţi este exclusivă", în procese „privitoare la bunuri şi la alte
drepturi de care părţile pot s l d isp un!". M ai m ult, legiuitorul nu id e n tifici eventualele
cazuri de com petenţă exclusivă în titlul articolelor ce se referă tocm ai la cereri privitoare
la bunuri: art. 117*121 N CPC, astfel cum procedează în cazul com petenţei alternative
(art. 113 N CPC fiind denum it ca atare}. Raţiunea fo rm u flrii textului de această m a n ie ri
este aceea de a nu lim ita, prin enum erare, cazurile de com petenţă teritorială exclusivă,
regula fiind valabilă în toate cazurile în care subzistă o asem enea com petenţă.
în absenţa unui alt reper, în privinţa cererilo r referitoare la bunuri, determ inarea
cazurilor de com petenţă teritorială excepţională re z u lţi din m odul de form ulare de o
m a n ie ri im p e ra tivi şi neechivocă a textelor care le reglem entează, excluzând orice altă
posibilitate1’1. Evident, este utilă şi interpretarea sistem atico-teleologică, urm ărindu-se
form ularea în tim p a textelor ce reglem entează aceleaşi ipoteze.
în a lte procese decât cele privitoare la bunuri şi (a alte drepturi de care părţile po t să
dispună, com petenţa instanţei este exclusivă, acest lucru reieşind din interpretarea p e r o
co n tra rio a prevederilor art. 126 NCPC.
Pe ba2a criteriilor arătate anterior, cazurile de com petenţă teritorială exclusivă din
noul cod sunt:
- cererile reale im obiliare (art. 117 NCPC), în m aterie d e m oştenire (art. 118 NCPC),
cererile privitoare la societăţi (art. 119 NCPC), privitoare la insolvenţă sau concordatul
preventiv (art. 120 NCPC) şi cererile îm potriva unui consum ator (art. 121 NCPC);
-c e re rile privind ocrotirea persoanei fizice, de com petenţa instanţelor de tutelă şi de
fam ilie (art. 114 NCPC);
- alte cereri privitoare la persoane, cu excepţia celo r pentru care legiuitorul prevede
expres com petenţă te rito ria li a lte rn a tiv i (pe baza interpretării p e r a contrario a dispozi
ţiilo r art. 126 N CPC), respectiv cele care se regăsesc în art. 113 pct. 1 şi 2 NCPC.
2. Prorogarea c o n v e n ţio n a li (v o lu n ta ri) a com petenţei. D u p l cum s-a arătat con
stant în doctrină, norm a reglem entează prorogarea convenţională (vo lu n ta ri) a com pe
tenţei, în sensul existenţei unei convenţii a părţilor pentru ca litigiul să fie so luţio nat de
către o altă instanţă decât cea care este, în m od norm al, com petentă.
A rticolul 126 alin. (1) N CPC corespunde art. 19 CPC 1865, cu p re ciză riîn privinţa con
diţiilo r în care poate interveni alegerea de com petenţă.
Pentru ca alegerea de co m p e te n ţi să p ro d u c i efectul extinderii com petenţei instan-
ţei, este necesar să fie îndeplinite urm ătoarele condiţii:
a) părţile să aibă copacitotea procesuală d e exerciţiu, iar consim ţăm ântul lor să fie
lib e r ş i neviciat;
1)1 în acelaşi sens. I. D sle o n u , în Tratat, voi. I, 2 0 1 0 , p. 5$9, rem arcă „term enii în treb u in ţaţi": .c e re rile se intro
duc n u m a i h . . . \ „ce re n le s u n t d e co m p e te n ţa ...u etc.
334 A n d r s i a CONS7ANOA
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n j s i o r j u d e c ă t o r e ş t i A rt. 126
b) convenţia părţilor s i fie expresă, în sensul ca din cuprinsul său să re 2ulte explicit
opţiunea pentru o anum ită instanţă, alta decât cea care ar fi, în m od norm al, com pe
tentă. O pţiunea poate fi exprim ată într-o clauză atributivă de com petenţă inserată în
convenţie ori într-o convenţie separată.
Actualul art. 126 preci2ea2ă cla r că este posibilă ş\ o convenţie verbală, însă d o a r în
cazul litigiilor născute, ceea ce înseam nă, p e r a contrar io, că anterior declanşării unui
litigiu convenţia poate fi încheiată doar în form ă scrisă. în cursul judecăţii, declaraţia
părţilor $e poate face num ai în faţa instanţei alese, care va lua act de ea în încheierea de
şedinţă.
A fost sem nalată în doctrină existenţa unei controverse asupra acestei cerinţe, exis
tând autori care susţin c i prorogarea vo lu n ta ri poate fi şi tacită, dacă pârâtul nu invocă
excepţia de necompetentă*11. în condiţiile în care textul actual nu aduce clarificări pe
acest aspect, disputa per$istăm. Mai m ult, în le gă tu ri cu com petenţa internaţională a
instanţelor rom âne, este de observat că noul cod defineşte expres situaţia în care pârâtul
nu invocă excepţia d e necom petenţâ, deşi se prezintă în faţa instanţei şi form ulează apă
rări în fond, drept „prorogare voluntară de com petenţă în favoarea instanţei rom âne"
(art. 1066 NCPC).
în am bele argum entaţii în să , fie că este vorba despre decăderea pârâtului din drep
tu l de a invoca excepţia de necom petenţâ, fie c i suntem în prezenţa unui acord tacit,
efectele sunt aceleaşi, respectiv instanţa necom petentă răm âne învestită cu judecarea
pricinii;
c) în convenţie să se determ ine exact instanţa aleasă;
d) instanţa aleasă de părţi să n u fie necom petentă absolut.
Rezultă din cuprinsul norm ei că prorogarea este p o s ib ili doar în acele ca2uri în care
legea perm ite părţilor să deroge de la regulile d e com petenţă pe care le stabileşte, deci
în cazul com petenţei teritoriale reglem entate de norm e de o rd in e privatâ ş i d o a r în p ri
cini referitoare la b u n u ri ş i la alte d rep tu ri de ca re p ă rţile p o t să dispună.
Interpretând p e r a contrario prevederile art. 126, com petenţa instanţei este exclu-
s iv ă in alte cazuri decât cele expres m enţionate. Este vorba despre cazurile reglem entate
prin norm ele de com petenţă generală, m aterială, norm ele în m aterie de stare şi capa
citate a persoanelor şi ori de câte ori legea prevede o com petenţă exclusivă, m aterială
sau teritorială (art. 117-121 NCPC, în m ateria conflictelor de m uncă şi asigurări sociale,
în m aterie electorală etc.).
3. Lim itări în alegerea co m p eten ţei. A rticolul 126 alin. (2) NCPC se re fe ri la litigii
particulare, cenzurând convenţia părţilor în ceea ce priveşte alegerea de com petenţă,
în scopul protejării anu m itor categorii de persoane şi preîntâm pinării unor abuzuri în
cazul unor convenţii încheiate f i r i negociere {contracte de adeziune). în litigiile anum e
prevăzute (din m ateria protecţiei drepturilor consum atorilor, a asigurărilor) este inter
zisă convenţia asupra com petenţei înainte d e a s e naşte d rep tu l la acţiune (dacă a fost
în c h e ia ţi, ea nu produce efecte). Articolul 126 alin. (2) este reprodus în cuprinsul preve
derilor art. 115 alin. (2) NCPC şi indicat în art. 121 NCPC.
Il' Tn sen su l unei prorogări tacite, a s e ved e a I. D eleanu, Tratat, voi. 1,2010, p . 560.
I2) în sen su l c i , în această situaţie, se confundă efectele decăderii cu efectele u n u l acord tacit, deoarece, dacă
pârâtul nu a Invocat excepţia d e necom petenţâ relativă Tn term e n , el e ste d ecăzu t din dreptul d e a o Invoca, iar
efectul decăderii constă in aceea că in stanţă necom petentă rim ă n e învestită cu ju d ecarea pricinii, a se vedea
V.M. Ciobonu, 6 . Boroi, T.C. B rid u , op. cit., 2011, p. 168.
Ari* 127* C om p etenta facu ltativ ă. (1) D acă u n judecător are calitatea de
reclam ant într-o cerere de com petenţa instanţei la care îşi desfăşoară activitatea,
va sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circum scrip
ţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circum
scripţie se află instanţa la care îşi desfăşoară activitatea.
(2) In cazul în care cererea se introduce îm potriva unui judecător care îşi des
făşoară activitatea la instanţa com petentă să ju d ece cauza, reclam antul poate
sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circum scripţia
oricăreia dintre curţile de ap ei învecinate cu curtea de apel în a cărei circum scrip
ţie se află instanţa care ar fi fost com petentă, potrivit legii.
(3) D ispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în m od corespunzător şi în cazul procu
rorilor, asistenţilor judiciari şi grefierilor.
C O M E N T A R IU
A rticolul 123 NCPC nu are corespondent în codul anterior şi reglem entează situaţia
particulară a litigiilor în care este im plicat un judecător, în calitate de reclam ant ori de
pârât. Raţiunea norm ei rezidă în înlăturarea oricărei suspiciuni d e soluţionare părtini
toare a cauzei, din pricina calităţii părţii.
în ipoteza în care ju d ecă to ru l are calitatea de reclam ant, norm a interzice sesizarea
instanţei com petente, dacă este aceea la care judecătorul îşi desfăşoară activitatea.
Reclam antului îi revine, în să , alegerea între m ai m ulte alte instanţe dintre cele indicate
d e legiuitor.
în ipoteza în care ju d ecă to ru l are calitatea de p â râ t, reclam antul poate alege să sesi
zeze fie instanţa com petentă, ch iar dacă este cea la care judecătorul pârât îşi desfăşoară
activitatea, fie vreuna dintre instanţele arătate de legiuitor.
Atât în prim a ipoteză, cât şi în cea de-a doua, atunci când reclam antul nu se adresează
instanţei com petente, intervine o prorogare legala o com petenţei teritoriale, deoarece
instanţa sesizată nu soluţionează, în m od obişnuit, cererea cu care este învestită. D eoa
rece, în am bele cazuri, reclam antul are alegerea în tre instanţe deopotrivă com petente,
este vorba despre o com petenţă teritorială alternativă (facultativa), după cum reiese, de
altfel, din denum irea prevederii legale.
Cum legiuitorul nu distinge, în am bele ipoteze norm a este aplicabilă indiferent de
obiectul cererii. Prorogarea nu poate opera, însă, cu încălcarea norm elor de com petenţă
m aterială, astfel încât trebuie respectată eventuala sp ecializa re a instanţei, a secţiei sau
a com pletului după m aterie. Astfel, prorogarea va opera doar în favoarea instanţei cu
o asem enea specializare. Dacă este sesizată oricare dintre instanţele indicate de către
legiuitor, pârâtul nu poate invoca excepţia de necom petenţă, însă o poate invoca în cazul
în care judecătorul, în calitate de reclam ant, a depus cererea ta instanţa la care îşi des
făşoară activitatea.
întrucât ipotezele legale se referă doar la litigii în care judecătorul are calitatea de
reclam ant sau de pârât, p e r a contrario dacă judecătorul are o altă calitate în proces,
spre exem plu de intervenient, aceste dispoziţii nu su n t aplicabile. Această co ncluzie su b
zistă chiar dacă ar fi vorba despre o cerere de intervenţie principală, prin care titularul
său valorifică aceleaşi drepturi ca şi reclam antul, deoarece situaţiile prevăzute d e legiui
to r su n t d e strictă aplicare şi interpretare, neputând fi extinse, pe calea interpretării prin
336 AN O M tA COHSTÂHOA
T it lu l I M . C o m p e t e n ţ a in s t a n | € io r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 128
analogie, la alte situaţii decât cele expres reglem entate. Pe de altă parte, s-a r ajunge (a o
stabilire a com petenţei de soluţionare a întregii cauze tn funcţie de cererea incidentală,
ceea ce nu este posibil, având u-se în vedere regulile de determ inare a com petenţei pre
văzute d e art. 123 N CPC. în plus, nu a r fi posibilă nici disjungerea cererii de intervenţie,
în vederea trim iterii sale spre soluţionare unei alte instanţe, o asem enea soluţie fiind
contrară prevederilor art. 6 6 alin. (2) NCPC.
Este suficient ca judecătorul respectiv să aibă această calitate la m om en tu l sesiză
rii instanţei. Nu au nicio relevanţă asupra com petenţei schim bările intervenite în cursul
judecăţii în legătură cu calitatea de ju d ecăto r la instanţa com petentă, respectiv eventual a
încetare a calităţii de ju d ecăto r (prin pensionare ori dem isie) ori m utare a judecătorului
de la acea instanţă (prin detaşare, delegare, transfer or? m utare disciplinară). Nu este
posibilă declinarea com petenţei nici dacă m utarea se realizează ch iar la instanţa sesi
zată, cu excepţia cazului în care judecătorul, cu rea-credinţă, a introdus cererea la acea
instanţă; de exem plu, cunoştea faptul că urm a sâ profeseze la instanţa pe care o sesi
zează, chiar dacă, la m om entul form ulării cererii, figura încă la instanţa com petentă.
Alineatul ultim prevede câ dispoziţiile se aplică întocm ai şi în cazul procurorilor, asis
tenţilor ju d ic ia ri ş i grefierilor.
C O M E N T A R IU
llJ In sens contrar, respectiv câ art. 126 nu e ste aplicabil în cazu l în ch e ie rii unei convenţii arbitrate, a se vedea
I, Le$, N oul C o d d e procedură civilă, voi. I, 2011, p. 125.
A ri. 139» Excepţia de n ecom petentă. (1) N ecom petenţâ este de ordine pu
blică sau privată.
(2) N ecom petenţâ este de ordine publică:
1. în cazul încălcării com petenţei generale, când procesul nu este de com pe
tenţa instanţelor judecătoreşti;
2. în cazul încălcării com petenţei m ateriale, când procesul este de com petenţa
unei instanţe de alt grad;
3. în cazul încălcării com petenţei teritoriale exclusive, când procesul este de
com petenţa unei alte instanţe de acelaşi grad şi părţile n u o p ot înlătura.
(3) In toate celelalte cazuri, necom petenţâ este de ordine privată.
C O M E N T A R IU
A rticolul 129 N CPC coincide, sub aspectul conţinutului, cu art. 159 CPC 1865, astfel
cum acesta fusese m odificat prin Legea nr. 202/2010, şi reglem entează necom petenţâ
instanţe lor judecătoreşti, precum şi form ele acesteia.
Conform art. 245 NCPC, excepţia procesuala reprezintă m ijlocul prin care, în condiţi
ile legii, partea interesată, procurorul sau instanţa invocă, fără să p u n ă tn discuţie fondul
dreptului, neregula ritaţi procedurale privitoare inclusiv la com petenţa instanţei, urm ă
rind, după caz, declinarea com petenţei sau respingerea cererii.
Aşadar, excepţia de necom petenţâ este m ijlocul procesual prin care se invocă, tn
cursul judecăţii, necom petenţâ instanţei sesizate cu o cerere de chem are în ju decată sau
cu o cale de atac. După dezînvestirea instanţei prin pronunţarea uneia dintre hotărârile
prevăzute de art. 424 NCPC, necom petenţâ se poate invoca, în condiţiile legii, doar prin
interm ediul căilor de atac deschise îm potriva hotărârii.
După cum rezultă din art. 129, necom petenţâ este generată d e încălcarea norm elor
de com petenţă prescrise d e lege, fiind, în funcţie de caracterul n o rm elo rîn călcate, după
caz, d e ordine publică sau privată.
Astfel, necom petenţâ este de ordine publica atunci când sunt încălcate norm ele ce
reglem entează: com petenţa generală, când procesul nu este d e com petenţa instanţelor
judecătoreşti, în sensul că este fie de com petenţa unei instanţe străine, în cazul unui liti
giu cu elem ente de extraneitate, fie de com petenţa unui alt organ de ju risd icţie sau cu
activitate ju risdicţio nală; com petenţa m ateriala, când procesul este d e com petenţa unei
instanţe de alt grad; com petenţa teritoriala exclusivă, când procesul este d e com petenţa
unei alte instanţe de acelaşi grad şi părţile nu o pot înlătura. Articolul 126 N CPC prevede
cazurile în care părţile pot încheia convenţii de alegere a com petenţei teritoriale111, com
pletând norm a din art. 129.
Este de am intit că, prin dispoziţiile art. 123 N CPC, legiuitorul a prevăzut expres că,
pentru soluţionarea cererilor accesorii, adiţion ale şi incidentale, prorogarea legală de
338 A H D fte tA C O N S 7 A N O A
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a in s t a n | € io r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. ISO
com petenţă operează în favoarea instanţei care soluţionează cererea principală. Artico
lul 123 are, aşadar, caracter derogator de la dispoziţiile art. 129, fiind plasat, de altfel, în
partea denum ită „D ispoziţii speciale”, care trebuie aplicate cu precădere în ipoteza exis
tenţei unor norm e contrare.
Trebuie precizat, totodată, că, deşi, în cazul com petenţei m ateriale şi teritoriale,
legiuitorul se referă în art. 129 alin. (2) pct. 2 şl 3 doar ta „instanţe ", are în vedere inclusiv
secţiile specializate şi com pletele specializate.
Nu se precizează explicit cazurile în care necom petenţă este de ordine privată, art. 129
alin. (3) arătând că aceasta in te rvin e în toate celelalte cazuri, altele decât cele m enţionate
în alin. (2). Este vorba despre o necom petenţă de ordine privată în cazurile de încălcare a
com petenţei m ateriale, când procesul este d e com petenţa unei instanţe de acelaşi grad
(aşadar, când aparţine unei secţiile specializate sau unui com plet specializat), a com
petenţei teritoriale de drept com un, precum şi a com petenţei teritoriale alternative.
C O M E N T A R IU
Norm a din art. 130 corespunde fostului art. 159‘ CPC 1865, articol introdus prin Legea
nr. 202 / 2 0 1 0 , căruia îi aduce, în să , câteva am endam ente, ce vo r fi arătate în continuare.
Textul reglem entează m odul de invocare a excepţiei de necom petenţă, prevăzând că
aceasta se invocă în m od diferit, în funcţie de form a necom petenţei - de ordine publică
sau d e ordine privată - deci în funcţie de caracterul norm ei d e com petenţă încălcate.
1. Invocarea excepţiei d e necom petenţă generală a In stan ţelo r ju decăto reşti. în
m od sim ilar reglem entării anterioare, necom petenţă generală a instanţelor judecăto
reşti poate fi invocată de către părţi ori d e către judecător în orice stare a pricinii.
Prin această form ulare, textul este corelat cu noile prevederi din cod referitoare la
com petenţa internaţională a instanţelor rom âne, în conform itate cu care „N ecom pe-
tenţa internaţională a instanţei rom âne poate fi invocată în o rice stare a procesului, chiar
şi direct în căife d e atac" [art. 1070 alin. (2) N CPCj.
Este d e observat că p â rţiie p o t deroga, prin convenţia lor, de la norm ele ce regle
m entează com petenţa internaţională a instanţei rom âne în condiţiile în care este per
m isă alegerea de com petenţă prin înţelegerea părţilor fie expresă, fie tacită, prin nein-
vocarea excepţiei d e necom petenţă de către pârâtul prezent (art. 1066 NCPC, la care
art. 1070 NCPC, m ai sus-citat, trim ite expres). Este adevărat că alegerea fo ru lu i (inclusiv
tacită) este supusă unor condiţii, iar instanţa o poate cenzura, însă este relevant în sine
faptul că se poate deroga de la norm ele d e ordine publică, spre deosebire de norm ele
cu acelaşi caracter care reglem entează com petenţa internă, în legătură cu care nu este
perm isă vreo derogare (art. 126 N CPC). Ca atare, în cazul prorogării voluntare de com
petenţă a instanţei rom âne, în m ăsura în care alegerea de com petenţă produce efecte,
instanţa rom ână răm âne com petentă a judeca cererea, astfel cum prevede art. 1066
alin. (2) N C P C
în celelalte Câ2uri, dacă nu intervine alegerea forului ori aceasta nu produce efecte,
este posibifă invocarea necom petenţei internaţionale a instanţei rom âne, de către părţi
ori de către judecător, în orice stare a pricinii.
Această regulă se aplică fără vreo derogare în celelalte ca zu ri de necom petenţă
generală a instanţelor jud ecăto reşti, atunci când, potrivit legii, com petenţa aparţine
unui alt organ de ju risd icţie ori cu activitate jurisdicţională (de exem plu, C urţii Constitu
ţionale pentru excepţiile de neconstituţionaiitate; birourilor electorale pentru contesta
ţiile la candidaturi, Tn cazul alegerilor locale, parlam entare sau prezidenţiale etc.).
Caracteristicile excepţiei de necom petenţă de ordine publică sunt:
a) excepţia p o a te f i invocată d e către oricare din tre părţi, de că tre instanţă din ofi
ciu o ri de către procuror, ca orice excepţie absolută - astfel cum aceasta este definită în
art. 246 NCPC, ca derivând din încălcarea unei norm e de ordine publică.
C h iar dacă art. 130 nu prevede expres, dreptul procurorului de a invoca excepţia
rezultă din m odul în care este reglem entată participarea M inisterului Public în procesul
civil (art. 92 NCPC).
De asem enea, reclam antul poate invoca o asem enea excepţie, constatare ce se des
prinde şi din dispoziţiile art. 130 alin. (4), potrivit cărora „dacă necom petenţă nu este de
ordine publică, partea care a făcut cererea la o instanţă necom petentă nu va putea cere
declararea necom petenţei." Per a contrar io, dacă necom petenţă este de ordine publică,
partea care a sesizat instanţa necom petentă va putea invoca necom petenţă;
b) excepţia poate f i invocată în orice stare a pricinii, aşadar şi în căile de atac. Dacă
pentru faza apelului nu există nicio condiţie de invocare a excepţiei, pentru recurs sunt
incidente dispoziţiile art. 247 alin. (1) NCPC, în absenţa unei derogări de la regulă în ceea
ce priveşte excepţia de necom petenţă. Astfel, excepţia poate fi invocată în recurs num ai
dacă, pentru soluţionare, nu este necesară adm inistrarea altor dovezi în afara înscrisu
rilor noi. Această regulă este aplicabilă atunci când excepţia este invocată ca m otiv de
ordine publică, în condiţiile art. 4 S9 NCPC, deoarece, dacă a fost invocată în faza proce
suală anterioară, respingerea excepţiei poate reprezenta m otiv de recurs, fără vre o lim i
tare.
2. Invocarea excepţiei de necom petenţă m aterială şi te rito ria lă d e o rd in e publică.
N ecom petenţă m aterială şi teritorială de ordine publică, în mod asem ănător reglem en
tării anterioare, trebuie invocată de părţi ori de către ju d ecăto r la prim ul term en de
judecată la care părţile sunt legal citate în faţa prim ei instanţe.
Caracteristicile excepţiei de necom petenţă de ordine publică sunt:
a) excepţia p o a te f i invocată de către orica re din tre părţij, de că tre ju d e că to r o ri p ro
curor. Fiind vorba despre o necom petenţă de ordine publică, sunt valabile aceleaşi con
siderente, deja arătate, pentru care reclam antul şi procurorul pot invoca necom petenţă
generală a instanţelor judecătoreşti;
b) excepţia p o a te f i invocată d o a r în fa ţa p rim ei instanţe, p â n ă la p rim u l term en de
ju d eca tă la care p ă rţile sunt legal citate. Dacă nu a fost invocată în term enul legal, nu
va mai putea fi invocată până la finalizarea procesului, nici în faza ju decăţii în prim ă
instanţă, nici în căile d e atac, ceea ce reprezintă o caracteristică a excepţiilor relative.
340 A H D fte tA C O N S 7 A N O A
T it lu l I M . C o m p e t e n ţ a in s t a n i s i o r j u d e c ă t o r e ş t i A rt. ISO
m Potrivit art. 1 18 alin. (3) C P C 1865, „în căzut în care pârâtul nu e ste reprezentat sau asistat d e avocat, pre
şedintele îi va p u n e în ved ere, la prim a 2 i d e în făţişare , să arate excepţiile, dovezile şi to ate m ijloacele sale de
apărare d esp re care se va face v o rb ire în în ch eierea d e şedinţă; in stanţa îi va acorda, la cerere, un term en pen*
tru pregătirea a p ă r ă r i i şi depunerea întâm pinării".
C O M E N T A R IU
1. O biectul v e rific ă rii Alineatul (1) al art. 131 NCPC corespunde art. 1591 alin. (4) CPC
1865, cu precizarea că verificarea com petenţei nu mai are loc la prim a zi d e înfăţişare -
instituţie ce nu mai există în actuala reglem entare—, ci la p rim u l term en de ju d eca tă fa
care p ă rţile s u n t legal citate în fa ţa p rim e i instanţe.
Verificarea din oficiu vizează d o ar com petenţo reglem entata p rin norm e de ordine
p u b lică , respectiv com petenţa generală, m aterială şi teritorială exclusivă, ch iar dacă
norm a se referă generic la com petenţa teritorială.
O derogare de la această regulă o regăsim în cadrul proced u rii necontencioase, în
cadrul căreia instanţa este obligată să îşi verifice din oficiu com petenţa, chiar dacă este
d e ordine privată (art. 529 N CPC), derogarea expficându-se prin aceea că în cadrul pro
cedurii necontencioase de regulă nu există un pârât care sâ invoce necom petenţă de
ordine privată prin întâm pinare.
2. C o re laţia cu excepţia d e neco m petenţă. Se observă ca fostul art. 1591 alin. (5)
CPC 1865'11 nu a fost reluat în reglem entarea actuală, d a r aceasta nu înseam nă eo
ipso că verificarea com petenţei din oficiu îm p ied ică invocarea excepţiei d e către părţi,
im punându-se urm ătoarele precizări:
- în ceea ce priveşte necom petenţă generală a instanţelor jud ecă to reşti, excepţia
cu acest o b iect poate fi invocată oricând în cursul ju decăţii1’1, astfel încât părţile nu pot
fi private de dreptul de a o invoca ch iar în faţa instanţei care s*a declarat anterior com
petentă să soluţioneze pricina din acest punct d e vedere. Este adevărat că discutarea
excepţiei este form ală, întrucât instanţa nu poate reveni asupra declarării anterioare a
com petenţei proprii, încheierea în care s-a consem nat declararea com petenţei având
caracter interlocutoriu;
- în ceea ce priveşte necom petenţă d e ord in e p u b lică (m aterială şi teritorială exclu
sivă). se observă că term enul la care instanţa este obligată să-şi verifice com petenţa din
oficiu este acelaşi cu cel la care excepţia cu acest obiect se invocă sau se discută, dacă a
fost invocată în scris până ia acel term en. Se pune problem a, în aceste condiţii, a core
laţiei dintre verificarea com petenţei din oficiu şi excepţia de necom petenţă m aterială şi
teritorială exclusivă.
1)1 P o trivit acestui text: „Verificarea com petentei conform alin. (4) nu îm p ie d ică form u larea excepţiilor de
n e c o m p e te n ţi în cazu rile şl condiţiile prevă 2 ute lâ alin. ( l)- (3 ), asupra cărora judecătorul se va pronunţa în
condiţiile leg»"
1,1 A se vedea com entariul d e la a rt. 130.
342 A n d r s i a COHSTÂHOA
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n ţ e i o r i u d e c ă t o r € ş t i A rt. 131
Din form ularea im p e ra tivi a norm ei, rezultă câ verificarea din oficiu este prim ul act
de procedură pe care instanţa trebuie să îl îndeplinească la acel term en . Cu toate aces
tea, ar reprezenta un form alism excesiv delim itarea d a ră a acestei verificări de soluţio
narea excepţiei de necom petenţă, cu atât m ai m ult cu cât conţinutul celo r doua acte de
procedură este acelaşi, iar rezultatul verificării se transpune în soluţia asupra excepţiei
de necom petenţă, după cum rezultă din art. 132 NCPC.
Ca atare, instanţa, după verificarea com petenţei generale, efectuează un singur act
de procedură cu privire la com petenţă, sens în care ia în discuţie şi eventuala excepţie
invocată, pronunţându-se asupra excepţiei concom itent cu verificarea com petenţei;
- în ceea ce priveşte necom petenţă de ordine privată, verificarea din oficiu a
com petenţei nu interferează cu eventuala excepţie pe care o invocă pârâtul, în condiţiile
art. 130 N C P C
3. C orelaţia cu a lte excepţii pro cesuale. Dacă la prim ul term en de judecată la care
părţile sunt legai citate se invocă mai m ulte excepţii concom itent, necom petenţă se
discutâ cu prioritate. Această constatare este valabilă şi dacă nu se invocă excepţia de
necom petenţă, întrucât, după cum s-a arătat, verificarea com petenţei d in oficiu este pri
m ul act d e procedură pe care instanţa trebuie să îi îndeplinească.
în ceea ce priveşte chestiunea tim braju lui, ordinea de soluţionare a excepţiei de
netim brare şi a excepţiei de necom petenţă a reprezentat obiectul unei serio ase contro
verse în doctrină111.
A cest subiect nu a r trebui să m ai ridice problem e în practică, date fiind verificările
fo rm a le preoio bile pe care le efectuează com pletul de judecată, inclusiv cu privire la tim
bra], şi m ăsurile pe care acesta le poate adopta, conform art. 200 NCPC.
Astfel, sancţiunea anulării cererii pentru netim brare sau insuficientă tim brare, prevă-
zută de art. 197 NCPC, poate fi dispusă în ain te de fixarea prim ului term en de judecată,
prin încheiere dată în cam era de consiliu, supusă reexam inării, la m om entul începerii
cercetării judecătoreşti problem a tim brajului fiind deja tranşată.
O rdinea de soluţionare a celo r două excepţii răm âne de actualitate doar dacă se
acceptă că, neexistând o dezbatere contradictorie asupra tim brajului, pârâtul poate să
invoce excepţia netim brării şi fsc e acest lucru până ia prim ul term en la care părţile sunt
legal citate.
într-un asem enea caz, nu există niciun m otiv pentru a nu se lua în discuţie cu priori
tate excepţia netim brării, dat fiind că tim brarea cererii reprezintă o condiţie de învestire
legală a instanţei, iar com pletul de judecată căruia i s-a repartizat cauza în m od aleatoriu
are atribuţia de a verifica şi ch iar de a se pronunţa asupra tim brajului, conform art. 200
N C P C chiar în ain te de verificarea propriei com petenţe de soluţionare a cauzei.
4. V e rificări p e n tru sta b ilire a co m p eten ţei. A rticolul 131 reglem entează un caz de
excepţie de la regula verificării din oficiu a com petenţei, im plicit a soluţionării excepţiei
de necom petenţă, la term enul arătat la alin. (1), respectiv atunci când su n t necesare
lăm uriri ori probe suplim entare pentru stabilirea com petenţei.
Este de observat că aceste verificări ar fi trebuit făcute în faza adm inistrativă prea
labilă cercetării judecătoreşti, în condiţiile art. 200 NCPC. Potrivit art. 194 l i t c) NCPC,
ll' A s e vedea, pentru prioritatea excepţiei d e netim brare, V.M. C io b a n u , Tratat, voi. 1 ,1 9 9 6 , p. 1 2 7 ; în sens
contrar, M . Tobârcâ, D rept procesual civil, voi. If e d . d 2 -a , Ed. U niversul Ju rid ic. Bucureşti, 2 0 0 8 , p. 5 2 0 , cu
practica Judiciară citată, d e asem enea, divergentă.
reclam antul are obligaţia să indice inclusiv valoarea obiectului cererii, după preţuirea sa,
atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi m odul de caicul prin care s-a ajuns la
determ inarea acestei valori, cu indicarea înscrisuri lor corespunzătoare. D a c i cererea nu
îndeplineşte această cerinţa, instanţa va proceda conform art. 200.
Dacă, totuşi, se ajunge în faza cercetării procesului, iar instanţa are nevoie de date
suplim entare pentru verificarea com petenţei, acordă un singur term en în acest sens,
putând dispune ch iar din oficiu verificările necesare. în acest caz, estim area duratei pro
cesului nu m ai este posibilă la term enul prevăzut de art. 238 N CPC, depinzând d e stabi
lirea com petenţei instanţei.
A ri» 1 3 3 . So lu ţion area excep ţiei. (1) C ând în faţa instanţei de judecată se
pune în discuţie com petenţa acesteia, din oficiu sau la cererea părţilor, ea este
obligată să stabilească instanţa judecătorească com petentă ori, dacă este cazul, un
alt organ cu activitate jurisdicfională com petent.
(2) D acă instanţa se declară com petentă, va trece la ju decarea pricinii- încheie
rea poate fi atacată num ai odată cu hotărârea pronunţată in cauză.
(3) D acă instanţa se declară necom petentă, hotărârea nu este supusă niciunei
căi de atac, dosarul fiind trim is de îndată instanţei judecătoreşti com petente sau,
după caz, altui organ cu activitate jurisdicţională com petent.
(4) D acă instanţa se declară necom petentă şi respinge cererea ca inadm isibilă
întrucât este de com petenţa unui organ fără activitate jurisdicţională sau ca nefi
ind de com petenţa instanţelor rom âne, hotărârea este supusă num ai recursului
la instanţa ierarhic superioară.
C O M E N T A R IU
în aplicarea art. 132, dacă instanţa constată că este com petentă a soluţiona cauza,
consem nează în cuprinsul încheierii de şedinţă tem eiurile d e drept ale acestei constatări,
respingând, în m od corespunzător, eventuala excepţia de necom petenţâ invocată în con
diţiile legii. încheierea astfel pronunţată are caracter interlocutor/u, deci leagă instanţa,
care nu m ai poate reveni asupra sa. încheierea poate fi atacată n u m a i odată c u fond ul.
Dacă instanţa s e declară necom petentă, iar excepţia este adm isă, instanţa este o bli
gată să stabilească instanţa com petentă sau organul cu activitate jurisdicţională com
petent potrivit legii, urm ând ca, prin hotărâre (sentinţă sau decizie), să îşi decline com-
petenţo. Hotărârea nu este supusă niciunei coi de atoc, dosarul fiind trim is d e îndată
instanţei judecătoreşti com petente sau, după caz, altui organ cu activitate ju risdicţio
nală com petent. Dacă se declară recurs îm potriva hotărârii de declinare a com petenţei,
acesta urm ează a fi respins ca inadm isibil.
în situaţia în care com petenţa aparţine unui organ a l statulu i fa rd activitate ju risd ic•
{tonală, instanţa nu va pronunţa declinarea com petenţei, ci va respinge cererea ca inad
m isibilă. Această soluţie este expres prevăzută în art. 132 alin. (4) N CPC, fiind aplicată în
mod constant în practica instanţelor şi până în acest m oment.
De ase m e nea, este p revăzută exp re s a ceeaşi soluţie şi în căzu I în ca re i nsta nţa co nstată
că litigiul cu care a fost sesizată este de com petenţa unui organ de ju risd icţie dintr-un alt
stat, indiferent dacă este vorba despre un stat din interiorul ori din afara U niunii Euro
pene, întrucât art. 132 alin. (4) nu distinge. O prevedere sim ilară este inserată şi în Cartea
a V ll-a codului, „Procesul civil internaţional" (art. 1070 NCPC).
344 A H D fte tA C O N S 7 A N O A
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a in s t a n | € io r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 133
A r t . 1 3 3 . C on flictu l de com peten ţă. C azu ri. Există conflict de com petenţă:
1. când două sau m ai m ulte instanţe se declară deopotrivă com petente să
ju d ece acelaşi proces;
2. când două sau m ai m ulte instanţe şi-au declinat reciproc com petenţa de a
judeca acelaşi proces sau, în cazu l declinărilor succesive, dacă ultim a instanţă
învestită îşi declină la rândul său com petenţa în favoarea uneia dintre instanţele
care anterior s-au declarat necom petente.
C O M E N T A R IU
Norm a care reglem entează conflictul de com petenţă corespunde cu art. 20 CPC
1865, prevăzând în term eni sim ilari cazurile de conflict între instanţe. Astfel, subzistă
cazurile de:
- conflict pozitiv d e com petenţă, atunci când două sau m ai m ulte instanţe, sesizate cu
acelaşi proces, se declară am bele com petente să îl ju dece. Este necesară existenţa iden
tităţii de părţi, de obiect şi de cauză;
- co n flict nega v d e com petenţă, at unc i c l n d do uă sa u m a i m u Ite i n sta nţe s*a u d ec la *
rat necom petente de a judeca aceeaşi pricină, declinându-şi reciproc com petenţa sau, în
cazul declinărilor succesive, dacă ultim a instanţă învestită îşi declină la rândul său com
petenţa în favoarea uneia dintre instanţele care anterior s-au declarat necom petente.
Ca regula, declinările d e com petenţă trebuie să fie reciproce, însă această cerinţă
nu este absolut necesară pentru existenţa conflictului negativ de com petenţă în ipoteza
declină ri for succesive, astfel cum este descrisă de norm ă. Această ipoteză este nou-
introdusă în cod, însă era cunoscută în practică1”.
Pentru a subzista conflictul de com petenţă în ipoteza declinărilor succesive, este
suficient ca ultim a instanţă învestită să trim ită dosarul uneia dintre instanţele care s-au
dezînvestit anterior de soluţionarea cauzei, chiar dacă aceasta nu se dezînvestise în
favoarea sa (instanţa A trim ite dosarul la instanţa B, instanţa B trim ite la instanţa C, iar
instanţa C se de 2?nvesteşte în favoarea instanţei A). Existenţa conflictului nu este pusă la
îndoială atunci când ultim a instanţă învestită trim ite dosarul ch iar instanţei de la care îl
prim ise (în exem plul anterior, instanţa C se dezînvesteşte în favoarea instanţei 8).
Dacă ultim a instanţă învestită nu trim ite dosarul niciuneia dintre instanţele anteri
oare, ci unei alte instanţe (în exem plul anterior, instanţa C trim ite cauza la instanţa O),
nu există conflict negativ de com petenţă, după cum s-a considerat constant în doctrină
şi în practica instanţelor. In acest caz, dacă ultim a instanţă care s-a dezînvestit (Instanţa
C) consideră că este vorba despre un conflict de com petenţă şi solicită regulator de com
petenţă, instanţa învestită cu pronunţarea acestuia va respinge sesizarea. Cu toate că,
ll> A se vedea M . Tobârco, Drept procesual avii, voi. I, 2008, p. 317, în sensul c i , în cazul com petenţei unei instanţe
dintr-un stat a l Uniunii Europene, instanţa rom ână urm a a-şi fi declinat com petenta în favoarea acestuia, iar nu
sâ respingă cererea; în sensul contrar, corespunzător soluţiei actuale d in cod, a se vedea V.M. Ciobonu, S . Soro*,
T.C. Briciu, o p . cit., 2011, p. 169.
m C .S J ., s. civ., dec. nr, 235/1999, în V.M. Ciobanu, G. B o ro i, T.C. B ria u , o p . cit., 2001, p, 173.
într-o asem enea situaţie, dosarul a r trebui returnat instanţei care a solicitat regulatorul
d e com petenţă, dosarul va fi trim is pe cale adm inistrativă celei din urm ă instanţe înves
tite în urm a declinărilor succesive de com petenţă, pentru reducerea duratei procesului
şi pentru o bună adm inistrare a ju stiţiei111.
De asem enea, atunci când, în apelul declarat îm potriva unei sentinţe prin care tri
bunalul s-a pronunţat asupra fondului cauzei, curtea de apel a constatat necom petenţă
tribunalului de soluţionare a cauzei în prim ă instanţă şi a trim is cauza judecătoriei consi
derate com petente, iar judecătoria, la randu-i, s-a d e zîn ve stitîn favoarea tribunalului ce
pronunţase prim a sentinţă în cauză, nu există conflict deoarece nu s-a consem nat decât
o singura declinare de com petenţă. în acest caz, daca se solicită regulator de com pe
tenţă, instanţa învestită cu pronunţarea acestuia va respinge sesizarea.
Şi în cazul conflictelor negative de com petenţă, este necesar ca instanţa sau instan
ţele care s-au declarat su ccesiv necom petente să fie sesizate cu aceeaşi pricină (aceleaşi
părţi, acelaşi obiect şi aceeaşi cauză).
Există conflict de com petenţă şi între o instanţă şi alte organe cu activitate ju risd icţio
nală, după cum rezultă din dispoziţiile art. 135 alin. (3), fiind posibilă declinarea reciproca
d e com petenţă a soluţionării cauzei pentru necom petenţă generală, conform art. 132
alin. (3) N C P C
C O M E N T A R IU
A rticolul 134 conţine prevederi sim ilare art. 21 CPC 1865, stabilind că instanţa com
petentă să soluţioneze conflictul este sesizată de către instanţa înain tea căreia s-a ivit
conflictul de com petenţă, care suspendă în acest scop, din oficiu, ju d eca ta cauzei.
în ceea ce priveşte instanţa înaintea căreia s-a ivit conflictul de com petenţă, în cazul
con flictelor negative d e com petenţă aceasta este cea din urm ă instanţă care s-a declarat
necom petentă şi s-a d e zîn v e stitîn favoarea instanţei care i-a trim is dosarul sau, în ipo
teza declinărilor succesive, chiar în favoarea altei instanţe, dintre cele care s-au declarat
anterior ne com petente. Hotărârea de adm itere a excepţiei de necom petenţă nu este
supusă niciunei căi de atac, potrivit art. 132 alin. (3) NCPC.
Cât priveşte conflictele pozitive de com petenţă, instanţa înaintea căreia s-a ivit con
flictul d e com petenţă este cea din urm ă instanţă care s-a declarat com petentă să soluţio
neze cauza, în condiţiile art. 130 şi art. 131 NCPC. Spre deosebire de încheierea de adm i
tere a excepţiei de necom petenţă, încheierea prin care o instanţă se declară com petentă
poate fi atacată num ai odată cu fondul, potrivit art. 132 alin. (2).
Conflictul trebuie, însă, considerat actual chiar din m om entul ultim ei declarări de
com petenţă, cu atât m ai m ult cu cât aceasta se face prin încheiere interlocutorie, d eo a
rece, din m om entul respingerii excepţiei, „se creează situaţia anorm ală ca aceeaşi pri
cină să fie judecată de către două instanţe, cu posibilitatea pronunţării unor hotărâri
contrarii, adică tocm ai pericolul care trebuie evitat şi care im pune o rezolvare neîntâr-
1,1 în acest sens, a s e vedea, d e exem plu, I.C .C J., dec. nr. 2172/2012, nepubllcatâ.
346 A n d r s i a CONS7ANOA
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n ţ e l o r j u d e c ă t o r e ş t i A rt. 135
ziată a conflictului de co m p e te n ţi"111. în m od sim ilar, conflictul este actual şi atunci când
se respinge excepţia de litispendentă.
în toate cazurile, dreptul de a sesiza instanţa care va rezolva conflictul nu aparţine
părţilor»1.
C O M E N T A R IU
1. Instanţa care so luţio nează co nflictu l d e com petenţă. în reglem entarea actuală,
nu se m ai enum era instanţele com petente sa soluţioneze conflictele de com petenţă
pentru fiecare caz în parte, cum se proceda în art. 22 CPC 1865, ci se prevede generic
în alin. (1) al art. 135 N CPC c i soluţionarea conflictelor de com petenta dintre instanţele
judecătoreşti se face de către instanţa superioară ş i com ună instanţelor aflate în conflict.
Această form ulare în lă tu ri controversele existente su b vechiul cod, legate d e îm pre
jurarea d a c i pot exista sau nu conflicte şi în alte situaţii decât cele din enum erarea din
art. 22 CPC 1865 (de exem plu, în cazul în care un tribunal şi o curte de apel îşi declină
com petenta reciproc), atât tim p cât nu se mai distinge între diferitele situaţii genera
to are de conflicte de com petenţă.
Chiar dacă nu se precizează, ca în vechiul cod, care este instanţa care soluţionează
conflictul în situaţia în care instanţele aflate în conflict nu se află în circum scripţia aceleaşi
curţi de apel, aceasta este id e n tifica b ili, în fiecare caz în parte, din sintagm a „instanţa
superioară şi c o m u n i instanţelor aflate în conflict".
Aşadar, con flictul ivit în tre două ju d e că to rii: din circum scripţia aceluiaşi tribunal, se
soluţionează de acel tribunal; care nu su n t în circum scripţia aceluiaşi tribunal, dar sunt
în raza aceleiaşi curţi d e apel, se so lu ţio n e a zi de curtea d e apel re sp e ctivi; care nu sunt
în circum scripţia aceleiaşi curţi de apel, se soluţionează de către în a lta Curte de Casaţie
şi Justiţie.
Conflictul de com petenţă dintre o ju d ecă to rie ş i un tribuna l sa u din tre două tribu-
no/e: din circum scripţia aceleiaşi curţi de apel, se soluţionează de acea curte de apef;
care nu sunt în circum scripţia aceleiaşi curţi d e apel, se soluţionează de către înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.
Conflictele de com petenţă dintre: o ju d ecă to rie ş i o cu rte de apel; două tribunale ce
nu se găsesc în circum scripţia aceleiaşi curţi de apel; u n tribunal şi o cu rte de a p e l sau
între două cu rţi de a p e l se vo r soluţiona de în alta Curte de Casaţie şi Justiţie.
A N O R t lA C O N tT A N O A 347
A rt. 135 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Prevederea din art. 135 alin. (2) tranşează un alt aspect discutat în doctrina şi prac
tica anterioare, acela al conflictului de com petenţă ivit între înalta Curte d e Casaţie şi
Ju stiţie şi o altă instanţă. Este reflectată opinia conform căreia nu subzistă un conflict de
natura celui descris în art. 20 CPC 1865, cât tim p nu există o instanţă ierarhic superioară
com ună instanţelor aflate în conflict. Dacă instanţa suprem ă s-a pronunţat asupra com
petenţei, hotărârea sa constituie, în acelaşi tim p, d e d in a to r de com petenţă şi regulator
d e com petenţă111.
în reglem entarea expresă din noul cod, n u s e poate creo con flict de c o m p e te n ţi cu
înalta Curte de Casaţie $i Justiţie, fo funcţie de distincţiile făcute de legiuitor, se Identifică
două situaţii:
- dacă a fost m ai întâi sesizată o altă instanţă, care şi-a declinat com petenţa în favoa
rea instanţei suprem e, iar instanţa suprem ă a apreciat că este com petentă instanţa sesi
zată de parte, înalta Curte pronunţă o hotârâre de stabilire a com petenţei, obligatorie
pentru Instanţa de trim itere;
- dacă însă este sesizată m ai întâi instanţa suprem ă, iar aceasta îşi declină com pe
tenţa Tn favoarea unei alte instanţe, hotărârea de declinare a com petenţei pronunţată de
către înalta Curte este, d e asem enea, obligatorie pentru instanţa căreia i se trim ite dosa
rul, în sensul că nu şi-ar m ai putea declina com petenţa în favoarea instanţei suprem e.
2. Procedura de so lu ţio n are a co n flictu lu i de co m p eten ţă. Instanţa com petentă să
ju d ece conflictul de com petenţă va hotărî în cam era de consiliu, fără citarea părţilor.
După ce va verifica existenţa conflictului d e com petenţă, va stabili instanţa com petentă,
iar hotărârea (regulatorul de c o m p e te n ţi) este definitivă.
Este de precizat că, potrivit art. XII alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele m ăsuri
pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în apli
care a Legii nr. 134/2010 privind Codul d e procedură civilă, „D ispoziţiile Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă, republicată, privind cercetarea procesului şi. după caz,
dezbaterea fondului în cam era de consiliu se aplică proceselor pornite începând cu data
d e 1 ianuarie 2016". Norm a tranzitorie m enţionată are în vedere acele dispoziţii din cod
care instituie regula desfăşurării procesului fără prezenţa publicului, respectiv art. 213
(cu derogarea din art. 244 alin. (3)], context în care, în procesele pornite începând cu
data intrării în vigoare a codului şi până la data de 31 decem brie 2015, cercetarea proce*
sului şi, după caz, dezbaterea fondului se desfăşoară, ca regulă, în şedinţa publică, dacă
legea nu prevede altfel, astfel cum se m enţionează explicit în alin. (2) al norm ei tran zi
torii.
A rticolul 135 alin. (4) reglem entează o situaţie de excepţie de la regula judecării pro
cesului în şedinţă publică, perm isă de legiuitor.
3. Efectele regu lato ru lu i de co m p eten ţă. Hotărârea prin care se rezolvă conflictul de
com petenţă are autoritate de lucru Judecat, astfel încât instanţa căreia i se trim ite dosa
rul este obligată să rezolve pricina.
Dacă se invocă tem eiuri noi, ne verificate de instanţa superioară, instanţa va putea
să-şi verifice com petenţa şi, eventual, să şi-o decline12.
Potrivit art. 135 alin. (3) NCPC, există conflict de com petenţă şi în cazul în care se iveşte
între o instanţă judecătorească şi un a lt organ cu activitate Jurisdicţionalâ. în această situa
ţie, conflictul de com petenţă se rezolvă de instanţa ierarhic superioară instanţei în co n flict
1)1 /. S to tn e scu , S. Z U b tn te in , op. cit., p. 214; C .S J ., s. cont. ad m ., dec. nr. 5/1994, în B.J, 1994. p . 645.
M I. Stoenescu, S. Ztlberstein, op. cit ., p. 215.
De asem enea, potrivit art. 554 alin. (3) NCPC, conflictul de co m p e te n ţi dintre o
instanţă judecătorească şi un tribunal orbitro! se rezolvă de instanţa judecătorească
ierarhic superioară celei aflate în conflict.
C O M E N T A R IU
Până la actuala reglem entare, existenţa con flictului de com petenţa în tre secţiile sau
com pletele de ju d eca tă ale aceleiaşi instanţe a fost controversata, în jurisprudenţa con-
siderându-se că un asem enea conflict este inadm isibil, deoarece com petenţa se rapor
tează num ai la instanţe, iar îm p ărţirea pe secţii reprezintă o chestiune de organizare a
instanţei, apreciere îm părtăşită de m area m ajoritate a doctrinei.
Prin art. 136, legiuitorul recunoaşte existenţa unui asem enea conflict, cu precizarea
esenţială că nu este vorba despre o rice fel de secţii ori com plete, ci d o a r despre secţii
specializate ale aceleiaşi instanţe sau com plete specializate din cadrul aceleiaşi instanţe.
Astfel, conflictul se poate ivi doar între secţii ori com plete cu sp ecia liză ri diferite, de
natura celor prevăzute în art. 35 şi art. 36 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară, astfel cum a fost m odificată prin Legea nr. 76/2012. Nu se pune problem a vre u
nui conflict în privinţa secţiilor sau a com pletelor cu aceeaşi specializare, pentru care
operează principiile repartizării aleatorii a cauzelor şi al continuităţii instanţei.
Secţia înaintea căreia s-a ivit conflictul este cea din urm ă secţie care s-a declarat
necom petentă şi care, aşadar, solicită pronunţarea regulatorului de com petenţă. Con
flictul se soluţionează de către secţia cu aceeaşi specializare ca a secţiei înaintea căreia
s-a ivit conflictul, de la instanţa im ediat superioară şi com ună instanţei din care fac parte
secţiile în conflict.
Aceleaşi reguli sunt aplicabile şi în cazul co m pletelo r specializate.
Articolul 136 alin. (3) perm ite şi con flictul dintre două se cţii ale în a ltei C u rţi de C a so •
ţie ş i Justiţie, care se soluţionează d e Com pletul de 5 judecători. Este vorba to t despre
secţii cu specializare diferită, în contextul întregului art. 136.
Conflictul dintre tribunalele specializate, înfiinţate potrivit art. 37 alin. (1) din Legea
nr. 304/2004, se asim ilează celui dintre două tribunale, urm ând regulile proprii unui a se
m enea conflict.
C O M E N T A R IU
Derogator de ia dispoziţiile art. 179 N CPC, care reglem entează efectele nulităţii,
potrivit cărora actul de p ro ce d u ri nul sau anulabil este d e sfiin ţa t în tot sau în parte,
d e la data îndeplinirii iui, legiuitorul prevede că dovezile adm inistrate în faţa instanţei
necom petente rom ân câştigate judecăţii.
So luţia conservării p ro b e lo r este justificată prin raţiuni de adm inistrare eficie n t! a
justiţiei, respectarea unei durate rezonabile a cauzei şi evitarea unor cheltuieli pentru
părţi, pe care le-ar im plica refacerea probelor.
Instanţa com petentă învestită cu soluţionarea cauzei nu va dispune refacerea lor
decât pentru m otive tem einice.
Prevederile a r t 137 NCPC existau şi în reglem entarea din codul anterior, în cadrul
art. 160 CPC 1865.
C O M E N T A R IU
1. N oţiun ea d e litisp en d en ţă. Noua reglem entare privind litispendenţa com pletează
norm a corespondentă din codul anterior ( a r t 163 CPC 1865) cu precizări consacrate
doctrinar şi jurisprudenţial. Astfel, alin. (1) din art. 138 redă toate elem entele definiţiei
litispendenţei, astfel cum s-au conturat tn doctrină, în sensul că litispendenţa „presupune
acelaşi proces, în legătură cu care s-au form ulat m ai m ulte cereri fa a cee a şi instanţă sau
la instanţe deosebite, d a r deopotrivă com petente (s.n.)"1'1. Finalitatea acestei instituţii
este ca cererile să fie soluţionate de o singură instanţă, pentru evitarea pronunţării de
hotărâri contradictorii.
350 A n d r s i a CONS7ANOA
T it lu l I M . C o m p e te n ţa n s t a n ţ e io r i u d e c ă to rc ş ti
i A rt. 138
2. C o n d iţiile litisp e n d e n ţe i. Din art. 138 alin. (1) rezultă că lîtispendenţă presupune
m ai m ulte condiţii, ce trebuie întrunite în mod cum ulativ şi care vizează, în egală măsură,
atât existenţa litispendenţei ca situaţie procesuală, cât şi invocarea litispendenţei pe
calea excepţiei. A ceste condiţii sunt urm ătoarele:
a) să existe două sa u m a i m ulte cereri cu părţi, obiect şi cauză identice. Identitatea
de o b iect şi cauză poate fi şi parţială, fie atunci c ln d o anum ită cerere este reprodusă
întocm ai ?ntr-o altă acţiune cu m ai m ulte capete de cerere, fie când însuşi obiectul unei
acţiuni este cuprins în obiectul unei a doua acţiuni cu aceeaşi cauză sau ch iar o cau 2ă
diferită. De exem plu, evacuarea dintr-un im obil, cerută de către proprietar ca urm are a
încetării unui contract de închiriere, este echivalentă predării folosinţei acelu iaşi Im obil,
solicitată de proprietar d e la acelaşi chiriaş printr-o acţiune distinctă111.
Identitatea de părţi nu este afectată de decesul uneia dintre părţi pe parcursul ju d e
căţii, iar m oştenitorii părţii decedate au form ulat ulterior o cerere identică distinctă
îm potriva aceluiaşi p ir it a . Situaţia de litispendenţă se poate discuta num ai într-un
cadru corespunzător, ulterior constatării transm isiunii legitim ării procesuale, astfel încât,
la m om entul reunirii cauzelor, m oştenitorii figurează deja în proces, în num e propriu.
Dacă între cereri există doar o strânsă legătură, ch iar e v o cin d u -se acelaşi raport juri
dic dedus ju decăţii prin cererile distincte, nu este caz de lîtispendenţă, ci de conexitate,
dispoziţiile art. 139 N CPC aplicându-se corespunzător;
b) cererile identice să fie în cu rs de ju d eca tă ia instanţa com petentă sa u la instanţe
deopotrivă com petente. îm prejurarea că una dintre cereri este suspendată nu afectează
existenţa litispendenţei, ci doar interesul invocării ef pe calea excepţiei; de îndată ce sus
pendarea a încetat, lîtispendenţă poate fi invocată cu succes.
Actuala reglem entare prevede explicit că cererile se pot afla şi pe rolul unei sin
gu re instanţe, ipoteză acceptată în practica form ată su b vechiul cod, ch iar în absenţa
unei norm e exprese. Alineatul ultim din actualul art. 138 arată că, într-o atare situaţie,
sunt aplicabile aceleaşi reguli ca în ipoteza în care au fost învestite două sau m ai multe
instanţe.
instanţa sau instanţele pe rolul cărora se află cererile identice trebuie să fie com
petente să soluţioneze cererea, în caz contrar urm ând a se invoca prioritar excepţia de
necom petenţă. în tru cât situaţia d e lîtispendenţă subzistă, reunirea pricinilor se va face
la instanţa com petentă. în acest caz, regulile prevăzute de art. 238 se aplică doar în ipo
teza în care niciuna dintre instanţele iniţial învestite nu este com petentă, nu şi atunci
când una dintre acestea din urm ă are o asem enea aptitudine, urm ând să soluţioneze
pricinile reunite.
Cererile aflându-se pe rolul instanţei com petente sau al instanţelor deopotrivă com
petente, litispendenţa nu reprezintă un caz de prorogare legală de com petenţă;
c) cererile identice să s e afle p e ro lu l instanţelor de fo n d (prim a instanţă sau instanţa
de apel), cefinţă desprinsă din alin. (2) al art. 138, care este identic în conţinut cu regle
m entarea din codul anterior.
Alineatul (6) introduce, ca un elem ent de noutate, suspendarea judecăţii până la
soluţionarea recursului în ipoteza în care una dintre cauze se află în faza recursului, iar
cealaltă la o instanţă d e fond. Această m ăsură procesuală s-a adoptat în practică şi sub
m Cas, I, dec. nr. 2538/1929, în C.Gr.C. Zotto, Cod u l ad notat, p. 224, nr. 35, a p u d G . Borol, O. SpiM onu-M otâl,
op. cit., p. 317,
l?l în acelaşi sens, I. D eleonu, Tratat, voi, I, 2010, p. 811.
im periul vechiului cod, în prezent fiind reglem entată ca un caz de suspen dare legală de
drept.
7n ipoteza în care recursul este ad m is şi se dispune casarea deciziei cu trim iterea cau
ze? spre rejudecare ori chiar a sentinţei (d a c i recursul a fost soluţionat de în a lta Curte
d e Casaţie şi Justiţie, Tn conform itate cu art. 497 NCPC), nu m ai există nici un im pedim ent
pentru discutarea iitispendenţei.
3. So lu ţio n area excepţiei d e litisp en d en ţă. litisp en d en ţă este reglem entată de
norm e im perative, deoarece este destinată s l asigure o bună adm inistrare a justiţiei,
d u p l cum se adm ite constant în doctrină. In aceste condiţii, excepţia de litispendenţă,
prin interm ediul c lre ia se valorifică situaţia procesuală Tn discuţie, are caracter absolut,
putând fi invocată de părţi sau d e instanţă din oficiu.
Această constatare nu este infirm ată de îm prejurarea că prin a r t 138 alin. (2} excep
ţia de litispendenţă poate fi invocată doar în faţa instanţelor d e fond, chiar d a c i pe tot
parcursul judecăţii. Atare regim derogator d e la caracteristicile excepţiilor procesuale
absolute este explicabil prin faptul că litispendenţă nu priveşte o pricină aflată în recurs,
ipoteză ce este reglem entată prin alin. (6) al art. 138.
Când cererile se află la instanţe de acelaşi grad, fie am bele d e prim a instanţă, fie
am bele de apel, excepţia se invocă Tn faţa ultim ei instanţe sesizate, în funcţie de data
înregistrării cererii.
S e deduce din text c l excepţia se soluţionează de către instanţa în faţa căreia se
invocă, în sensul adm iterii sau a respingerii printr-o încheiere ce poate fi atacată, în
am bele cazuri, num ai o d a t l cu fondul.
Dacă excepţia este adm isă, dosarul va fi trim is de îndată prim ei instanţe învestite,
care soluţionează pricinile reunite. Dacă excepţia este respinsă, devine actual conflictul
pozitiv de com petenţă, am bele instanţe declarând că su n t com petente a soluţiona pri
cina.
Când cererile se află la aceeaşi instanţă, excepţia se invocă în faţa ultim ului com plet
s e s iz a t în funcţie de data înregistrării cererii.
Când instanţele sunt de g ra d diferit, excepţia se invocă Tnaintea instanţei de grad
inferior. D a c i excepţia se adm ite, dosarul va fi trim is de în d a t l instanţei de fond mai
înalte Tn grad.
Ari- 139» Excepţia co n exităţii. (1) Pentru asigurarea unei bune judecăţi, în
prim ă instanţă este posibilă conexarea m ai m ultor procese în care su n t aceleaşi
părţi sau chiar îm preună cu alte părţi şi al căror obiect şi cauză au între ele o
strânsă legătură.
(2) Excepţia conexităţii poate fi invocată de părţi sau din oficiu cel m ai târziu
la prim ul term en de judecată înaintea instanţei ulterior sesizate, care, prin înche
iere, se va pronunţa asupra excepţiei. încheierea poate fi atacată num ai odată cu
fondul.
(3) Dosarul va fi trim is instanţei m ai întâi învestite, în afară de cazul în care
reclam antul şi pârâtul ce r trim iterea lui la una dintre celelalte instanţe.
(4) C ând una dintre cereri este de com petenţa exclusivă a unei instanţe, cone
xarea se va face la acea instanţă.
(5) în orice stare a judecăţii procesele conexate p ot fi disjunse şi judecate sepa
rat, dacă num ai unul dintre ele este în stare de judecată.
352 AN O M tA COHSTÂHOA
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n j e i o r j u d e c ă t o r e ş t i A rt. 139
C O M E N T A R IU
1. N oţiun ea de co n exitate. A rtico lul 139 corespunde art. 164 CPC 1865, redând de
o m aniera asem ănătoare instituţia conexităţii ca reprezentând existenţa a două sau mai
m ulte procese care se află înain tea aceleiaşi instanţe sau a unor instanţe deosebite, dar
de acelaşi grad, în care sunt aceleaşi părţi sau ch iar îm preună cu alte părţi, şi ale căror
obiect şi cauză au între ele o strânsă legătură. Conexitatea reprezintă un caz de p ro ro •
gare le g a li a com petenţei.
2. C o n d iţiile co n e xităţii. Pentru existenţa conexităţii, trebuie întrunite în mod cum u
lativ m ai m ulte condiţii:
a) sa existe doua sa u m a i m ulte cereri între a celea şi părţi, ia r în tre o b iectu l ş i cauza
cererilor sâ existe o strânsă legătură. Articolul 139 prevede expres că subzistă conexita
tea şl atunci când, în cadrul vreuneia dintre cereri, figurează şi alte părţi alături de cele
din raportul ju rid ic care generează situaţia de conexitate.
în ceea ce priveşte obiectul şi cauza, gradul de legătură dintre acestea este o pro-
blem ă de fapt, lăsată la aprecierea suverană a instanţei. Această apreciere trebuie să
aibă în vedere ca, prin conexarea cererilor, să se asigure o m ai bună adm inistrare a ju s
tiţiei, e v itln d u -se pronunţarea unor hotărâri contradictorii, care ar face dificilă ori chiar
im posibilă executarea lorlu;
b) cererile sâ f ie în cu rsu l ju d e câ ţii în prim ă instanţă p e ro lu l u n o r instanţe diferite: de
acelaşi grad. Este d e observat, în prim ul rând, că, spre deosebire de art. 164 C P C 1865,
norm a actuaîă ce reglem entează conexitatea nu m ai prevede cerinţa ca „pricinile" dife
rite să fie pe rolul unor instanţe „de acelaşi grad", legiuitorul preferând să arate că este
p o s ib ili conexarea „în prim ă instanţă".
Legiuitorul nu a intenţionat, însă, o schim bare m ajoră a reglem entării instituţiei
conexităţii, deoarece a r fi trebuit s l facă acest lucru explicit, în sensul de a prevedea în
m od neechivoc faptul că ar fi perm isă, contrar abordării tradiţionale, şi conexarea unor
cereri d e la instanţe d e grad diferit. M ai m ult, a fo st m enţinută cerinţa ca, prin conexare,
să nu se încalce norm ele de com petenţă de ordine publică, cerinţă ce ar fi încălcată dacă
s-ar accepta concluzia an terio r expusă.
în aceste condiţii, pare mai degrabă o om isiune de preluare din vechea reglem en
tare a cerinţei instanţelo r de acelaşi grad, astfel încât, folosind interpretarea coroborată
a dispoziţiilor din art. 139 şi cea teleologică, trebuie reţinut că subzistă această cerinţă
ca fiind d e esenţa conexităţii, deoarece, în caz contrar, reglem entarea actuală a r fi una
contradictorie.
Prin precizarea că este posibilă conexarea „în p rim ă instanţa", s-a intenţionat deter
m inarea fazei procesului în care se poate adm ite judecarea îm preuna a cererilor aflate
în strânsă legătură. Pe acest tem ei, nu este posibilă conexarea cererilor de chem are în
judecată direct în apel sau în recurs (evident, este posibilă conexarea chiar a apelurilor
sau a recursurilor).
Deşi nu se mai prevede explicit (precum în fostul art. 164 CPC 1S65) că cererile se
pot afla şi pe rolul unei singure instanţe,din form ularea textului nu este exclusă această
posibilitate.
111 Trib. D o ro h ci, ju rn a lu l nr. 8 7 5 6 /1 9 2 2 , în C G r .C Zotta, Cod u l adnotat, p. 219, nr. 12, citat în <5. Boroi,
O. Spineanu-M atei, o p . t it ,, p. 319.
A N O R t lA C O N tT A N O A 353
A rt. 140 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
3. So lu ţio n area excep ţiei de co nexitate. Fiind reglem entată pentru asigurarea unei
„b une ju d e că ţi" astfel cum rezulta din alin. (1) al art. 139, această instituţie are caracter
d e ordine publică, m otiv pentru care s-a prevăzut că excepţia conexităţii poate fi invo
cată de p o rţi sa u de instanţă din oficiu.
Cu toate acestea, excepţia conexităţii are caracter m ixt, având şi trăsături specifice
unei excepţii relative, respectiv lim itarea m om entului procesual până ia care poate fi
invocată, şi anum e cei m ai târziu la prim ul term en de judecată înaintea instanţei ulterior
sesizate.
Excepţia se soluţionează de către ultim a instanţă sesizată în sens cronologic, care se
pronunţă asupra sa prin încheiere, ce poate fi atacată num ai odată cu fond ul,
în căzui adm iterii excepţiei, dosarul va fi trim is instanţei care a fo st m ai întâi învestită,
în afară de cazul în care reclam antul şi pârâtul cer trim iterea lui la una dintre celelalte
instanţe (evident, dacă sunt m ai m ult de două instanţe pe rolul cărora se află procesele}.
Conexarea este posibilă num ai daco nu se încalcă norm ele d e ordine publica în
m aterie de com petenţă, acesta fiind m otivul pentru care art. 139 alin. (4) prevede că, în
situaţia în care una dintre cereri este de com petenţa exclusivă a unei instanţe, conexarea
se va face la acea instanţă. Este vorba despre com petenţa teritorială exclusivă, în să şi
despre com petenţa m aterială a unei secţii specializate sau a unui com plet specializat,
dat fiind că noul cod perm ite conflictul de com petenţă în cazul acestora. Dacă am bele
instanţe au o com petenţă te rito ria li e x c lu siv i, conexarea nu poate avea loc.
Potrivit alin. (5) al art. 139, se poate dispune disjungerea proceselor conexate şi ju d e
carea se p a ra ţi a acestora, în orice stare a judecăţii, d a c i num ai unul dintre ele este în
stare de judecată. Instanţa devenită com petentă prin conexare îşi va păstra com petenţa
şi după disjungere.
Com petenţa de soluţionare a cererilor conexe nu se determ ină prin însum area valorii
tu tu ro r cereri lor, deoarece această com petenţă a fost deja stab ilit!, prin aplicarea reguli
lor din art. 139 operand prorogarea de com petenţă în privinţa cererii conexate şi nefiind
posibilă reevaluarea acestui asp ect după conexare, conform art. 106 NCPC.
A ri. 1 10. T e m e iu l străm utării. (1) Străm utarea procesului poate fi cerută
pentru m otive de bănuială legitim ă sau de siguranţă publică.
(2) Bănuiala se consideră legitim ă în cazurile în care există îndoială cu pri
vire la im parţialitatea judecătorilor din cauza circum stanţelor procesului, calităţii
părţilor ori unor relaţii conflictuale locale.
(3) C onstituie m otiv de siguranţă publică îm prejurările excepţionale care pre*
supun că ju d ecata procesului la instanţa com petentă ar putea conduce la tulbu
rarea ordinii publice.
C O M E N T A R IU
1. D efinirea străm u tării. Articolele 140*146 N CPC reglem entează instituţia străm u
tării drept un caz de prorogare ju d ecă to re a scă a com petenţei, aşadar, de extindere, în
baza unei hotărâri judecătoreşti, a com petenţei unei instanţe care, în m od obişnuit, nu
ar fi com petentă s l soluţioneze o anum ită cerere. ŞI această form ă de prorogare a com
petenţei are la bază dispoziţii legale, ale căror cerinţe de aplicare sunt verificate de către
instanţa de judecată care are prerogativa d e a dispune în acest sens.
A lte form e de prorogare judecătorească a com petenţei sunt: delegarea unei alte
instanţe - art. 147 NCPC; recuzarea judecătorului, atunci când nu se mai poate alcătui
com pletul de judecată - art. 5 0 alin. (2) şi art. 52 NCPC; adm inistrarea unei dovezi prin
com isie rogatorie - art. 261 N CPC, însă prorogarea com petenţei este parţială, în sensul
că vizează num ai adm inistrarea probei respective, iar nu şi soluţionarea fondului; adm i
terea recursului şi casarea cu trim itere spre rejudecare la o altă instanţă decât cea care a
judecat fondul, dar egală în grad - art. 497 şi art. 4 9 8 NCPC.
2. M o tivele străm u tării. Din dispoziţiile art. 140 NCPC rezultă existenţa doar a două
m otive de străm utare în loc de trei, câte se regăseau în reglem entarea anterioară (art. 37
CPC 1865). Astfel, au fost m enţinute ca tem eiuri ale străm utării bănuiala legitim ă şi sigu
ranţa publică, renunţându-se la m otivul de rudenie sau afinitate, pentru situaţia când
una dintre părţi ar fi avut două rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv printre
m agistraţii sau asistenţii ju d iciari ai instanţei.
Raţiunea înlăturării celui de-al treilea m otiv este aceea că situaţia de rudenie sau
afinitate descrisă este foarte rară şi nu justifică un tratam ent ju rid ic distinct; în plus,
situaţiile de rudenie sau afinitate pot fi înglo bate în m otivul d e bănuială legitim ă pentru
calitatea părţilor.
2.1. S tră m u ta re a p e n tru b ă n u ia lă le g itim ă se poate solicita atunci când una dintre
părţi are suspiciuni întem eiate ori chiar indicii că judecătorii instanţei pe rolul căreia se
află o cauză sunt părtinitori, influenţaţi fiind de anum ite îm prejurări de natura celo r pre
văzute de lege, respectiv circum stanţele procesului, calitatea părţilor ori relaţii conflie
rnate locale.
Legiuitorul nu im pune ca partea să fi uzat, în prealabil, de alte m ijloace procedurale,
precum recuzarea judecătorului cauzei atunci când se invocă m otive de natura celo r pre
văzute de art. 4 2 NCPC, însă îm prejurarea câ nu a utilizat această cale, deşi avea posibili
tatea să o facă, ori rezultatul eventualei cereri de recuzare form ulate sunt aspecte ce pot
fi luate în considerare la soluţionarea cererii de străm utare.
Pentru ipoteza în care un judecător, procuror, asistent ju d iciar sau grefier sunt părţi
într-un proces, noul cod a prevăzut în art. 127 ca litigiul sâ se ju d ece ia o altă instanţă
decât cea la care aceştia funcţionează, atunci când acea instanţă este com petentă, în
m od norm al, să soluţioneze respectiva cauză.
în tru câ t norm a este dispozitivă, în cazul în care aceste persoane au calitatea de
pârâţi, partea adversă are posibilitatea să aleagă o altă instanţă decât cea com petenta.
Dacă nu uzează de această norm ă de favoare şi alege să sesizeze chiar instanţa ia care
unul dintre aceşti pârâţi funcţionează, reclam antul nu poate solicita, ulterior, străm uta
rea pricinii pentru acest motiv, din m om ent ce şi-a epuizat dreptul d e opţiune prevăzut
de art. 116 N C P C tn m od evident, acest reclam ant se poate prevala d e m otive noi, ine
xistente ori necunoscute la m om entul sesizării instanţei.
îm prejurări ce pot fi invocate cu su cces într-o cerere d e străm utare po t fi legate de
calitatea părţilor, spre exem plu: atunci când una dintre părţi este rudă apropiată cu
unul din m agistraţii ce deţine o funcţie d e conducere la instanţa respectivă; când partea
adversă se bucură de un înalt prestigiu în localitatea sau chiar zona în care funcţionează
instanţa, datorită activităţii sale politice sau profesionale pe plan local.
De asem enea, se pot susţine m otive legate de circum stanţele p rocesu lu i o ri relaţii
co n flicîu a le locale, atunci când procesul este de notorietate pe plan local şi există m otive
serioase să se creadă că judecătorii instanţei nu pot fi im parţiali, atunci când procesul
interesează o m are parte din com unitatea locală, fie direct, fie prin rezultatul acestuia ori
din cauza unor litigii sim ilare, iar judecătorii pot fi afectaţi de m iza procesului etc.
Nu pot reprezenta, însă, m otive viabile aspecte legate de acte de procedură în d e
plinite în cauză, precum respingerea unei probe, adoptarea altor m ăsuri procesuale ori
pronunţarea unei încheieri interlocutorii care face sâ se prefigureze rezultatul judecăţii,
eventualele greşeli d e judecată putând fi îndreptate prin exerciţiul căilo r de atac. De ase
m enea, nu poate fi invocată propria cuipă, respectiv adoptarea unei anum ite conduite,
d e care partea se prevalează în susţinerea cererii d e străm utare.
Partea care invocă bănuiala legitim ă trebuie să dovedească îm prejurările ce o deter
mină să aprecieze că Instanţa de judecată nu va fi obiectivă. Nu este suficient, de exem
plu, să pretindă calitatea de rudă ori afin a unei părţi cu un judecător al instanţei ori alte
îm prejurări legate de judecătorii instanţei, atât tim p cât are acces la inform aţii de interes
public, precum declaraţii d e avere, de interese etc.
2.2. S tră m u ta re a p e n tru sig u ra n ţa p u b lică se poate solicita în cazuri excepţionale,
când există îm prejurări care creează presupunerea că judecata procesului la instanţa
com petentă ar putea conduce la tulburarea ordinii publice. Străm utarea pentru acest
m otiv se mai întâlneşte uneori în pricinlie penale, însă m ult m ai rar în cefe civile.
C O M E N T A R IU
întocm ai ca în reglem entarea anterioară (art. 38 CPC 1365), şi noul cod prevede că
străm utarea pentru m otiv de bănuială legitim ă sau d e siguranţă publică se poate cere în
orice fa ză a p ro ce su lu i
întrucât nu se face nicio distincţie, şi eventuala situaţie d e rudenie sau afinitate de
natura celei descrise în vechiul cod (când una dintre părţi are două rude sau afini până
la gradul al patrulea inclusiv printre m agistraţii sau asistenţii ju d iciari ai instanţei) poate
fi valorificată o ricâ n d ca m o tiv de bănuială legitim ă pentru o cerere de străm utare, spre
deosebire d e fostul art. 38 CPC 186S, care prevedea posibilitatea invocării sale, sub sanc
ţiunea decăderii, doar înainte de începerea oricărei dezbateri.
A cest m otiv poate fi invocat d o a r de către o p a rte in proces, nu şi de către terţi, inclu
siv titulari ai unor cereri de intervenţie care nu au dobândit calitatea de părţi.
Străm utarea pentru m otiv de sig uranţă p u b lică nu poate fi cerută d e părţi, ci num ai
de către p ro cu ro ru l g e n era l de la P a rchetul de p e lângă tnalta C u rte de Casaţie ş i Justiţie.
în reglem entarea anterioară, acest m otiv putea fi invocat de către o rice procuror de la
Parchetul de pe lângă în alta Curte d e Casaţie şi Justiţie.
356 A H D fte tA C O H ST Â H O A
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n ţ e i o r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 142-143
C O M E N T A R IU
în ceea ce priveşte cererea de străm utare întem eiată pe m otiv de bănuială legitim ă,
elem entul esenţial de noutate adus de actuala reglem entare este acela al instanţei com
petente a soluţiona cererea, în sensul câ înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu mai soluţio
nează toate cererile întem eiate p e b ă n u ia lâ le gitim i.
Astfel, com petenţa revine cu rţii de apei, în cazurile în care dosarul a cărui străm utare
se solicită se află pe rolul unei judecătorii sau al unui tribunal din circum scripţia acesteia,
iar înalta Curte a conservat prerogativele legate de străm utare exclusiv pentru cazurile în
care străm utarea se cere de la o curte de ape!.
Raţiunile acestei m odificări sunt legate de o m ai bună adm inistrare a justiţiei, asigu
rată prin apropierea instanţei care soluţionează cererea d e străm utare d e locul în care se
susţine că există îm prejurările invocate de către petent. De asem enea, se evită, în acest
fel, supraîncărcarea instanţei suprem e şi prelungirea duratei procesului, reducându-se
în mod sem nificativ şi costurile pentru părţi, în prim ul rând cele legate de deplasare.
Această m odificare nu a fo st însă lipsită şi de critici, susţinându-se faptul că, în cazul
m otivului referitor la calitatea părţilor sau relaţii conflictuale locale, în situaţiile în care
în acelaşi oraş există şi judecătorie, şi tribunal şi cu rte de apel, influenţa locală se poate
reflecta nu doar la nivelul judecătoriei sau al tribunalului, ci şi la nivelul curţii d e apel.
Atât în cazul străm utării pentru bănuială legitim ă, cât şi a celei pentru siguranţa
publică, cererea d e străm utare s e depune ia instanţa com petentă $ă o soluţioneze, curtea
de apel sau, după caz, înalta Curte, care va înştiinţa de îndată instanţa de la care s-a cerut
străm utarea despre form ularea cererii de străm utare. în reglem entarea anterioară nu
exista o astfel d e obligaţie pentru instanţa com petentă, de regulă o astfel de înştiinţare a
instanţei de la care s*a ceru t străm utarea făcându-se d e către una dintre părţile litigiului.
La prim irea cererii, instanţa com petentă să o soluţioneze va putea să solicite dosa
rul cauzei, ceea ce înseam nă că însuşi com pletul de judecată căruia i-a fo st repartizată
aleatoriu cererea de străm utare va putea solicita dosarul cauzei, pe cale adm inistrativă,
înainte d e prim ul term en de judecată fixat pentru soluţionarea cererii de străm utare.
nice, suspendarea poate fi dispusă în aceleaşi condiţii, fără citarea părţilor, chiar
înainte de prim ul term en de judecată.
(2) încheierea asupra suspendării nu se m otivează şi nu este supusă niciunei
căi de atac.
(3) M ăsura suspendării judecării procesului va fi com unicată de urgenţă
instantei de la care s-a cerut străm utarea.
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
1. C itarea părţilor. Indiferent de m otivul străm utării, cererea de străm utare se judecă
de urgenţa, în cam era de consiliu. Actuala reglem entare prevede expres că judecata se
desfăşoară cu citarea părţilor, procedură ce era aplicată şi tn condiţiile vechiului cod, pe
baza dispoziţiilor d e drept com un, în absenţa unei norm e contrare, derogatorii.
Este de precizat că, potrivit art. XII alin. (1) din Legea nr. 2/2013 privind unele m ăsuri
pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în apli
c a re a Legii nr. 134/2010 privind Codul d e procedură civilă, „D ispoziţiile Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă, republicată, privind cercetarea procesului şi, după caz,
dezbaterea fondului în cam era de consiliu se aplică proceselor pornite începând cu data
d e 1 ianuarie 2016". Norm a tranzitorie m enţionată are în vedere acele dispoziţii din cod
care instituie regula desfăşurării procesului fără prezenţa publicului, respectiv art. 213
358 AN O M tA CONS7ANOA
T i t l u l I M . C o m p e t e n ţ a i n s t a n | € i o r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 144
[cu derogarea din art. 244 alin. (3)], context în care, în procesele pornite începând cu
data intrării în vigoare a codufui şi până la data d e 31 decem brie 2015, cercetarea proce
sului şl, după ca 2, dezbaterea fondului se desfăşoară, ca regulă, ?n şedinţă publică, dacă
legea nu prevede altfel, astfel cum se m enţionează explicit în alin. (2) al norm ei tranzi
torii.
Articolul 144 alin. (1) reglem entează o situaţie de excepţie de la regula ju d ecării pro
cesului în şedinţa publică, perm isă de legiuitor.
2. H otărârea asupra străm u tării. Şi noul cod prevede că hotărârea asupra străm ută
rii se dă fă ră m otivare, fără a preciza tip u l hotărârii, tn doctrină, în condiţiile vechiului
cod, s-a susţinut că această hotărâre ar trebui să fie sentinţă, şi nu încheiere, întrucât la
instanţa care rezolvă cererea d e străm utare se constituie un dosar distinct şi are loc un
proces separat, iar prin pronunţarea soluţiei instanţa se dezînvesteşte, deci cererea de
străm utare se soluţionează în fond, ch iar dacă nu este vorba despre fondul litigiului din
procesul cu privire la care s-a cerut străm utarea1".
în condiţiile actualei reglem entări, o asem enea soluţie ar putea fi aplicabilă num ai
în cazul curţilor de apel, nu şi al în altei Curţi, deoarece, conform art. 4 2 4 alin. (1) NCPC,
sentinţa reprezintă hotărârea prin care cauza este soluţionată de prim a instanţă sau prin
care aceasta se dezînvesteşte fără a soluţiona cau 2a. Or, nu se poate considera că înalta
Curte soluţionează cauza în prim ă instanţă, pentru a-i fi aplicabile aceste dispoziţii legale.
Ca atare, în absenţa unei norm e speciale în m ateria străm utării, urm ează a se aplica
dispoziţiile d e drept com un referitoare la hotărâri, inclusiv prevederile art. 4 2 4 alin. (5)
N C P C potrivit cărora „toate celelalte hotărâri date de instanţă se num esc încheieri, dacă
legea nu prevede altfel".
Trebuie precizat că, în practică, în condiţiile fostei reglem entări, în a lta Curte solu
ţiona cererile de străm utare prin încheiere.
Articolul 144 alin. (2) prevede că hotărârea este definitivă, ceea ce înseam nă că, în
principiu, este susceptibilă de a fi atacată prin căile extraordinare de retractare121. Această
posibilitate rezultă din însuşi faptul că hotărârea este definitivă, nefiind necesară o dis
poziţie expresă în acest sens.
Concluzia este susţinută şi printr-o interpretare istorico-teleologică a norm elor din
m ateria străm utării, întrucât art. 40 alin. (4) CPC 1865 prevedea că hotărârea pronunţată
cu privire la cererea de străm utare nu este supusă niciunei căi de atac, şi nu că hotărârea
ar fi irevocabilă. în practica instanţei suprem e, fostul te xt a fost aplicat literal, în sensul
că îm potriva hotărârii nu putea fi exercitată nicio cale de atac, fie ordinară, fie extraor
dinară13.
Drept urm are, în condiţiile în care norm a actuală nu mai precizează că hotărârea asu
pra străm utării nu este supusă niciunei căi de atac, ci doar că hotărârea este definitivă,
se poate accepta că legiuitorul nu exclude posibilitatea exercitării câ ilo r extraordinare de
atac de retractare.
3. în ştiin ţa re a instanţei d e la care s-a ceru t străm u tarea. Alineatul final al art. 144
precizează că soluţia asupra străm utării, indiferent dacă este de adm itere sau d e respin
gere, se com unică, de îndată, instanţei de la care s-a ceru t străm utarea.
C O M E N T A R IU
Această prevedere legală arată efectele dispoziţiei de străm utare asupra com peten
tei de soluţionare a cauzei fi a căilo r de atac îm potriva hotărârii pronunţate de instanţa
învestită prin străm utare, precum şi asupra actelor de procedură deja îndeplinite la
instanţa de la care procesul a fo st străm utat.
1. Instanţa în ve stită prin străm utare. Tn urma adm iterii cererii de străm utare, proce
sul se trim ite spre judecare unei alte instanţe de acelaşi g ra d cu cea d e la care s-a dispus
străm utarea. Prorogarea de com petenţă prin străm utare vizează d o a r com petenţa teri
torial I , nu şi cea m aterială, astfel în cât nu s-ar putea dispune străm utarea în favoarea
unei instanţe d e grad diferit, cu încălcarea norm elor de com petenţă m aterială.
în ceea ce priveşte instanţa care urm ea 2ă a judeca procesul în urm a adm iterii cere
rii d e străm utare, este firească soluţia de trim itere a cauzei de către curţile de apei la
o instanţă din circum scripţia lor. în acelaşi tim p, legiuitorul a lim itat aria geografică în
cadrul căreia procesul ar putea fi străm utat şi în cazul în altei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
prevăzând trim iterea cauzei doar la una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad
aflate în circum scripţia oricăreia dintre curţile d e apel învecinate cu curtea d e apel în a
cărei circum scripţie se află instanţa de la care se cere străm utarea. Se observă că legiui
torul urm ăreşte. în acest mod, reducerea cheltuielilor procesului suportate de părţi, prin
scurtarea distanţei până la locul unde funcţionează instanţa, însă şi respectarea, pe cât
posibil, a p rin cip iu lu i proxim ităţii justiţiei.
După cum s-a arătat constant în practică, dacă s-a dispus străm utarea unei cau2e,
instanţa învestită ca urm are a străm utării are obligaţia să soluţioneze pricina, nefiind
abilitată să exam ineze dacă m otivele pentru care s-a dispus străm utarea m ai subzistă
sau nu "1.
2. A cte le de p ro c e d u ri deja în d e p lin ite . în hotărârea de strlm u ta re se va a rlta şi în
ce m ă sură actele îndeplinite de in sta n ţl în ain te de strlm u ta re u rm e a zl a fi păstrate. în
iipsa unei astfel de m enţiuni, v o rfi refăcute toate actele îndeplinite de instanţa de la care
pricina a fost strlm u tată .
360 AN O M tA CONS7ANOA
T i t l u l IM. C o m p e t e n ţ a i n s t a n ţ e i o r i u d e c ă t o r c ş t i A rt. 146
De asem enea, dacă, u lterio r a d m iterii străm utării, acea instanţă a săvârşit acte de
procedură sau a procedat între tim p la judecarea procesului, atât actele de procedură
îndeplinite, cât şi hotărârea pronunţată sunt desfiinţate de d rep t prin efectul adm iterii
cererii d e străm utare.
în schim b, dacă p ro ce su l a fo s t ju d e c a t p ln ă la soluţionarea cererii de străm utare,
această cerere nu m ai are obiect.
In cazul (foarte rar în practică) în care instanţa a procedat la ju d eca rea cauzei şi,
ulterior, cererea de străm utare a fo s t adm isă, necunoscându-se stadiul reaf al procesului,
valabilitatea hotărârii instanţei de la care s-a străm utat pricina depinde de îm prejurarea
dacă instanţa care a d isp u s străm uta rea a m enţinut în to t sau în parte actele de procedură
efectuate anterior străm utării111. Dacă actele de p ro c e d u ri nu au fost m enţinute, această
dispoziţie vizează şi hotărârea pronunţată, aspect ce urm ează a fi constatat de către
instanţa la care s-a dispus străm utarea şi care va continua ju decarea cauzei. Dacă actele
de procedură au fost m enţinute, hotărârea d e adm itere a străm utării nu produce efecte.
3. Instanţa com petentă să so luţio neze căile de atac. fn plus faţă d e reglem entarea
anterioară, art. 145 alin. (3) NCPC indică explicit com petenţa soluţionării apelului, după
caz, a recursului, îm potriva hotărârii date de instanţa la care s*a străm utat procesul, în
favoarea instanţelor ierarhic superioare acesteia. Norm a astfel form ulată reflectă soluţii
consacrate doctrinar şi jurisprudenţial, în absenţa unei prevederi exprese în vechiul cod121.
Cea de*a doua teză din art. 145 alin. (3) are în vedere ipoteza în care a fost străm utată
însăşi jud ecata apelului sa u a recursului, iar această cale de atac a fost adm isă de către
instanţa la care s-a dispus străm utarea. Dacă, prin adm iterea căii de atac, s-a dispus tri
m iterea spre rejudecare, această trim itere urm ează a se face la o instanţă din circum scrip
ţia celei care a soluţionat calea de atac, iar nu instanţei a cărei hotărâre a fost casată.
Această soluţie adoptată de legiuitor se regăseşte, de asem enea, în doctrină şi în
practica instanţelor, justificată fiind de finalitatea hotărârii de străm utare, care nu ar fi
respectată în cazul în care trim iterea cauzei spre rejudecare s-a r face ia instanţa a cărei
hotărâre a fost anulată sau casată131.
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
Această prevedere reia dispoziţiile art. 23 C P C 1865, reglem entând în m od sim iiar
instituţia delegării instanţei, ce reprezintă un caz de prorogare ju d ecă to re a scă de com
petenţă.
Legiuitorul nu defineşte îm prejurările excepţionale care ar putea îm p ied ica o instanţă
să funcţioneze un tim p m ai îndelungat, în doctrină considerându-se că intră în această
categorie „calam ităţile naturale de o anum ită am ploare şi cu efecte într-o anum ită zonă
geografică (cutrem ure, inundaţii, înzăpeziri etc.), starea d e război etc."'11.
Cererea se soluţionează de către în alta Curte de Casaţie şi Justiţie, la cererea părţii
interesate.
362 AN O M tA COHSTÂHOA
Titlul IV. Actele de procedură
A rt. 148. C o n d iţiile gen erale. (3) O rice cerere adresată instanţelor judecă
toreşti trebuie sâ fie form ulată în scris şi să cuprindă indicarea instanţei căreia îi
este adresată, num ele, prenum ele, dom iciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz,
denum irea şi sediul lor, num ele şi prenum ele, dom iciliul sau reşedinţa reprezen
tanţilor lor, dacă este cazul, obiectul, valoarea pretenţiei, dacă este cazul, m oti
v ele cererii, precum şi sem nătura. D e asem enea, cererea va cuprinde, dacă este
cazul, şi adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de
părţi, precum num ărul de telefon, num ărul de fax ori altele asem enea.
(2) Cererile adresate, personal sau prin reprezentant, instanţelor judecătoreşti
pot fi form ulate şi prin înscris în form ă electronică, dacă su n t îndeplinite condi
ţiile prevăzute de lege.
(3) D ispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile în m od corespunzător şi în cazu l în care
prezentul cod prevede condiţia form ei scrise a susţinerilor, apărărilor sau a con
cluziilor părţilor ori a altor acte de procedură adresate instanţelor judecătoreşti.
(4) In cazurile anum e prevăzute de lege, cererile făcute în şedinţă, la orice
instanţă, se p ot form ula şi oral, făcându-se m enţiune despre aceasta în încheiere.
(5) D acă, din orice m otive, cererea nu poate fi sem nată la term enul când a fost
depusă sau, după caz, la prim ul term en ce urm ează, judecătorul va stabili iden
titatea părfii prin unul dintre m ijloacele prevăzute de lege, îi va citi conţinutul
cererii şi îi v a lua consim ţăm ântul cu privire la aceasta. D espre toate acestea se va
face m enţiune în încheiere.
(6) Cererile adresate instanţelor judecătoreşti se tim brează, dacă legea n u pre
vede altfel.
C O M E N T A R IU
1. N oţiun ea d e „cerere”. Form a scrisă. A ctele de proced u ră desem nează operaţiu-
nile ju rid ice şi în scrisu rile făcute d e participanţii la proces, în legătură cu activitatea lor
procesuală131.
Cererea este m ijlocul procedural prin care o persoană solicită concursul instanţei în
vederea ocrotirii drepturilor şi intereselor sale legitim e1*1 (cererea de chem are în jude-
cată iniţială, prin care se declanşează procesul civil, cereri adiţionale, cereri incidentale,
diverse alte cereri form ulate de părţi în cursul procesului etc.).
Regula în privinţa form ei cererilor adresate instanţei de judecată o reprezintă fo rm a
scrisă sau fo rm a înscrisului su b sem natara electronică, dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute de lege pentru acesta.
Ca atare, în m ăsura în care, spre exem plu, reclam antul îşi m odifică verbal cererea
de chem are în judecată su b aspectul cadrului procesual pasiv, instanţa nu va tua act de
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 363
A rt. 145 C a r t e a I. D i s p o z i ţ i i g e n e r a l e
1)1 P o triv it a rt. 4 p ct. 4 d in le g e , se m n ă tu ra e le ctro n ică e x tin să re p re zin tă ace a se m n ă tu ră e le ctro n ică c e în d e
p lin e şte cu m u la tiv u rm ă to a re le c o n d iţii: e ste le gată în m o d u n ic d e se m n a ta r; a sig u ră id e n tificare a se m n a ta ru
lu i; e ste cre a tă p rin m ijlo a c e co n tro la te e x clu siv d e se m n a ta r; e ste le gată d e d a te le în fo rm ă e le ctro n ică , Ia care
se rap o rte a ză în aşa fe l în c â t o ric e m o d ifica re u lte rio a ră a a ce sto ra e ste id e n tificab ilă.
364 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 148
D su A Na r c is a Th so h a r i 365
A rt. 149 C a r t e a i. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Invocarea excepţiei nulităţii cererii decurgând din lipsa sem năturii părţii poate fi
făcută din oficiu de către instanţă, constituind o excepţie de ordine p u b lic i.
5- San cţiu n e. Apreciem că nerespectarea cerinţelor m enţionate anterior cu privire
la elem entele obligatorii ale unei cereri adresate instanţei judecătoreşti atrage nulitatea
acesteia, în condiţiile art. 175 alin. (1) NCPC care reglem entează nulitatea condiţionată,
potrivit căruia actul de procedură este lovit d e nulitate dacă prin nerespectarea cerinţei
[egale s~a adus părţii o vătăm are care nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea aces
tuia.
6. T im b rare a. Regula este aceea că cererile adresate instanţelor judecătoreşti sunt
supuse plăţii taxelor judiciare d e tim bru, potrivit Legii nr. 146/1997 şi a O.G. nr. 32/2005,
excepţiile urm ând a fi expres prevăzute de lege.
Dovada achitării taxelor ju d iciare de tim bru se va ataşa la dosar în original, în vederea
anulării sale de către judecător, pentru a se evita riscul folosirii acesteia de către parte şi
într-un alt dosar.
A r t . 1 4 9 . N um ărul de exem plare. (1) C ând cererea urm ează a fi com uni
cată, ea se va face In atâtea exem plare câte sunt necesare pentru com unicare, în
afară de cazurile în care părţile au un reprezentant com un sau partea figurează
în m ai m ulte calităţi juridice, când se va face într-un singur exem plar. In toate
cazurile este necesar şi un exem plar pentru instanţă.
(2) D ispoziţiile alin. (1) su n t aplicabile în m od corespunzător şi în cazul pre
văzut la art. 148 alin. (4), grefierul de şedinţă fiind ţinut să întocm ească din oficiu
copiile de pe încheiere necesare pentru com unicare.
(3) D acă obligaţia prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, instanţa v a putea
îndeplini din oficiu sau v a putea pune în sarcina oricăreia dintre părţi îndeplini
rea acestei obligaţii, p e cheltuiala părţii care avea această obligaţie.
(4) în cazul în care cererea a fost com unicată, potrivit legii, prin fax sau prin
poştă electronică, grefierul de şedinţă este ţinut să întocm ească din oficiu copii
de pe cerere, pe cheltuiala părţii care avea această obligaţie. D ispoziţiile art. 154
alin. (6) răm ân aplicabile.
C O M E N T A R IU
1. C o n d iţia co m u nicării cererii. N um ărul d e exem p lare. în prim ul rând, num ărul m ul•
tiplu de exem plare ale unei cereri este solicitat de cod num ai în ipoteza în care cererea
respectivă este supusă com unicării. Astfel, dacă în privinţa unui act de procedură legea
nu prevede în mod expres cerinţa com unicării către părţile litigante, acesta va fi întocm it
într-un sin g u r exem plar destinat instanţei (de pildă, notele scrise, răspunsul reclam antu
lui la întâm pinare, cererea de probatorii etc.).
în al doilea rând. dacă cererea este supusă com unicării, partea are obligaţia legală de
a o în to cm i în atâtea exem plare câte sunt necesare pentru com unicare, plus un exem plar
destinat instanţei.
Daca părţile cărora urm ează a li se face com unicarea au un reprezentant com un,
cererea va fi întocm ită într-un singur exem plar pentru acestea (spre exem plu, pârâtul va
înto cm i întâm pinarea într«un singur exem plar destinat celo r trei reclam anţi, reprezen
taţi d e acelaşi a v o c a t plus un exem plar pentru instanţă). în ceea ce priveşte, de pildă,
366 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele d e pr o ced u r ă A rt. 149
cererea de apel, în m ăsura în care din dovada calităţii de reprezentant depusă la dosarul
prim ei instanţe rezultă că acesta are dreptul d e a reprezenta intim aţii şi în căile de atac,
atunci este aplicabilă excepţia inserată în art. 149 alin. (1) N C P C Dacă însă din această
dovadă reiese că puterile de re prezentare sunt circum scrise etapei ju decăţii în primă
instanţă, cererea de apel va fi redactată în atâtea exem plare c lţ i intim aţi sunt, plus un
exem plar pentru instanţă, întrucât nu se poate aprecia de la m om entul redactării cererii
dacă intim aţii vo r avea un reprezentant com un şi în apel.
Aspectele discutate sunt aplicabile deopotrivă şi ipotezei în care p a rtea fig u rează
în m a i m ulte calităţi ju rid ice {spre exem plu, pârât ului-reclam ant n u l se com uni că două
exem plare a le întâm pinării la cererea reconvenţională).
In schim b, hotărârea ju d ecă to re a scă va fi com unicată de instanţă din oficiu tuturor
părţilor din litigiu, Tn atâtea exem plare câte părţi sunt, independent d e faptul că acestea
ar avea un reprezentant com un, întrucât hotărârea judecătorească, deşi constituie un
act d e procedură, nu reprezintă o cerere şi, ca atare, dispoziţiile art. 149 nu îi su n t aplica
bile. Potrivit art. 427 alin. (1) NCPC, hotărârea se va com unica din oficiu părţilor, în copie,
chiar dacă este definitivă. Dacă partea figurează în proces în m ai m ulte calităţi juridice,
instanţa îi va com unica un singur exem plar al hotărârii judecătoreşti, fiind vorba despre
o singură persoană ce trebuie să ia cunoştinţă d e conţinutul acesteia.
în al treilea rând, com unicarea cererilor are loc nu num ai în m ăsura în care acestea
îm bracă fo rm a scrisă, cerută de art. 148 alin. (1) NCPC, ci şi atunci când sunt form ulate
verbal, iar declaraţiile au fost consem nate în încheierea de şedinţă. Astfel, în acest ultim
caz, potrivit art. 149 alin. (2) NCPC, grefierul de şedinţă este ţin u t să întocm ească din ofi
ciu copiile de pe încheiere necesare pentru com unicare.
Apreciem însă că o atare obligaţie există num ai în m ăsura în care cererea este supusă
com unicării. Astfel, în ipoteza cererii adiţionale reglem entate de art. 204 alin. (2) NCPC,
când codul prevede în m od expres faptul că nu se va da term en, nefiind necesar a se
am âna cauza în vederea com unicării cererii către părţile lipsă, grefierul de şedinţă nu
are obligaţia efectuării de fotocopii de pe încheierea în care s-a consem nat precizarea
cererii.
Dacă cererea a fost com unicată prin f a x sau poştă electronică, grefierul d e şedinţă
este ţin u t să întocm ească din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala părţii care avea
această obligaţie [art. 149 alin. (4) NCPC]. în acest context, sunt de m enţionat dispozi
ţiile art. 154 afin. (6) N CPC, potrivit cărora com unicarea citaţiilor şi a altor acte de pro
cedură se poate face de grefa instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau prin alte
m ijloace ce asigură transm iterea textului actului şi confirm area prim irii acestuia, dacă
partea a indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop. în vederea confirm ării,
instanţa, odată cu actul de procedură, va com unica un form ular care va conţine: denu
m irea instanţei, data com unicării, num ele grefierului care asigură com unicarea şi indica
rea actelor com unicate; form ularul va fi com pletat de către destinatar cu data prim irii,
num ele în cla r şi sem nătura persoanei însărcinate cu prim irea corespondenţei şi va fi
expediat instanţei prin telefax, poştă electronică sau prin alte m ijloace.
2. S a n cţiu n e a n e în d ep lin irii o b liga ţie i. în situaţia în care partea nu*şî îndeplineşte
obligaţia legală de a înto cm i cererea în exem plare suficiente pentru com unicare, noul
cod prevede că instanţa va putea îndeplini din oficiu sau va putea pune în sarcina orică
reia dintre părţi îndeplinirea acestei obligaţii, pe cheltuiala părţii care avea această obli
gaţie.
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 367
A rt. 149 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Această dispoziţie legală [art. 149 alin. (3) NCPC)] im pune o serie d e p re c iziri, în
funcţie de p02 iţia p ro ce su a li a celui care avea obligaţia depunerii cererii în exem plare
suficiente;
a) d a c i reclam antul este partea în sarcina căreia era stabilită obligaţia legală a depu
nerii cererii în exem plare suficiente, se disting urm ătoarele d o u i ipoteze:
- în si tu aţ ia în ca re cere rea este d e p usă \a d osa r p ri n se rviciu l de registratură al instan
ţei, într-un num ăr insuficient de exem plare pentru com unicare, instanţa va dispune cita
rea reclam antului cu m enţiunea de a anexa la dosar num ărul suplim entar de exem plare
necesar pentru com unicare, su b sancţiunea suspendării judecării cauzei, potrivit art. 242
alin. (1) NCPC [spre exem plu, ipoteza cererii adiţion ale reglem entate de art. 204 alin. (1)
NCPC sau a cererii de chem are în garanţie form ulate de către reclam ant etc.]. D a c i la
term enul de judecată acordat reclam antul nu-şi îndeplineşte această obligaţie, instanţa
poate suspenda ju d e ca re a cau 2 e l sau, în m i sura în care p ă rţile celelalte su n t p rezente şl
su n t de aco rd să foto co pie 2 e cererea supusă com unicării, poate să instituie această o bli
gaţie în sarcina lor, sum ele efectuate cu fotocopierea urm ând a fi recuperate la final sub
form a cheltuielilor de judecată, dacă sunt întrunite şi condiţiile art. 453 NCPC. Se im pune
în s i m enţionarea faptului că, în ipoteza cererii de chem are în ju d eca tă , dacă aceasta nu
este d e p u ş i în exem plare suficiente pentru com unicare, instanţa va dispune anularea sa
în condiţiile art. 2 0 0 NCPC;
- în situaţia în care cererea este depusă în şedinţă de către reclam ant, instanţa are
posibilitatea s i dispună lăsarea dosarului la sfârşitul şedinţei, punându-i în vedere recla
m antului obligaţia d e a efectua dem ersuri pentru fotocopierea cererii şi depunerea aces
teia la dosar în exem plare suficiente, su b sancţiunea suspendării cauzei, potrivit art. 242
alin. (2) N CPC; dacă la al doilea apel al cauzei, reclam antul nu-şi îndeplineşte această
obligaţie, soluţiile arătate anterior pentru prim a ipoteză sunt pe deplin aplicabile;
b) dacă p â râ tu l e$te partea în sarcina căreia era stabilită obligaţia legală a depunerii
cererii în exem plare suficiente, instanţa are posibilitatea să efectueze din oficiu, prin grija
grefei, fotocopii de pe cererea fo rm u la ţi şi s i d is p u n i com unicarea acesteia c itre cele
lalte părţi, continuând judecarea cauzei.
De asem enea, instanţa are dreptul s i p u n i Tn sarcina celorlalte p ă rţi obligaţia m enţio
n a ţi, dacă acestea su n t de acord, urm ând să-şi recupereze la final cheltuielile efectuate
su b form a cheltuielilor de judecată, d a c i sunt întrunite şi condiţiile art. 453 NCPC.
A preciem că dispoziţiile art. 149 alin. (3) N CPC constituie o alternativă pentru sanc
ţiunea suspendării judecăţii, cât şi un rem ediu legal pentru ipoteza în care prevederile
art. 242 alin. (2) N CPC nu ar fi incidente pentru că partea în sarcina căreia ar fi c iz u t
această obligaţie nu are calitatea de reclam ant.
Nu considerăm însă că punerea de către instanţă în sarcina celorlalte părţi a obliga
ţiei legale fixate d e lege pentru reclam ant, se poate face în afara acordului lor, întrucât,
în m ăsura în care acestea ar fi situate pe poziţia procesuală de pârâţi, nu a r exista vreo
sancţiune d a c i nu şi-ar îndeplini această îndatorire, ce ar avea totodată şi un caracter
nerezonabil.
3. Cererea com u nicată prin fa x sau prin poştă electronică. Dacă cererea a fost com u
n ic a ţi prin fax sau prin p o ş ti e le c tro n ici, grefierul d e şedinţă are obligaţia de a întocm i
din oficiu cop ii d e pe cerere, pe cheltuiala părţii care avea această obligaţie, obligaţia de
ptati c it r e stat a sum elor respective urm ând a fi stabilită în dispozitivul hotărârii finale.
7n acest context, sunt de m enţionat dispoziţiile art. 154 alin. (6) NCPC, potrivit cărora
com unicarea citaţiilo r şi a altor acte de procedură se poate face de grefa instanţei şi prin
368 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 150
telefax, poştă electronică sau prin alte m ijloace ce asigură transm iterea textului actului
şi confirm area prim irii acestuia, dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoare
în acest scop. în vederea confirm ării, instanţa, odată cu actul de procedură, va com unica
un /o rm u /o rcare va conţine: denum irea instanţei, data com unicării, num ele grefierului
care asigură com unicarea şi indicarea actelor com unicate; form ularul va fi com pletat
de către destinatar cu data prim irii, num ele în clar şi sem nătura persoanei însărcinate
cu prim irea corespondenţei şi va fi expediat instanţei prin telefax, poştă electronică sau
prin alte m ijloace
De pildă, în m ăsura în care cererea a fost com unicată prin poştă electronică, codul
prevede posibilitatea aplicării art. 154 alin. (6) NCPC, grefa instanţei procedând la com u
nicarea sa în continuare prin poştă electronică, dacă partea căreia trebuie să i se facă
com unicarea a indicat instanţei datele c o r e s p u n z ă to a re i acest scop.
A r U 1 5 0 . în scrisu rile anexate. (1) La fiecare exem plar al cererii se vor ală
tura copii de p e înscrisurile de care partea în ţelege a se folosi în proces.
(2) C opiile vor fi certificate de parte pentru conform itate cu originalul.
(3) S e vor putea depune în copie num ai părţile din înscris referitoare la pro
ces, urm ând ca instanţa să ordone, dacă va fi nevoie, înfăţişarea înscrisului în
întregim e.
(4) C ând înscrisurile sunt redactate într-o lim bă străină, ele se depun în copie
certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de u n traducător autorizat.
In cazul în care nu există un traducător autorizat pentru lim ba în care sunt redac
tate înscrisurile în cauză, se p ot folosi traducerile realizate de persoane de încre
dere cunoscătoare ale respectivei lim bi, în condiţiile legii speciale.
(5) D ispoziţiile art. 149 se aplică în m od corespunzător.
C O M E N T A R IU
1. C o piile de p e în scrisu ri. Certificarea d e către parte. Dacă pentru dovedirea celor
susţinute în cerere partea se foloseşte d e proba cu înscrisuri, acestea treb uie anexate
fiecărui exem plar al cererii, în fotocopie certificată pentru conform itate cu originalul.
Părţile nu v o r depune la dosar înscrisurile doveditoare în original, cu excepţia cazului
în care legea prevede în mod expres aceasta sau când instanţa instituie în sarcina părţii
obligaţia d e a depune înscrisul original la dosar, urm ând a-l înainta, ulterior verificării,
spre păstrare casei de valo ri a instanţei. Ca atare, la dosar nu trebuie să se regăsească
înscrisurile doveditoare în original, existând pericolul deteriorării sau ch iar cel al pierde
rii lor.
Partea este obligată să depună la dosar înscrisul în fotocopie certificată pentru con
form itate cu originalul, aceasta însem nând efectuarea pe fotocopia înscrisului a m en
ţiu n ii „ conform c u originalul", însu şite prin sem nătura părţii. Form ula specificată poate
fi efectuată olograf sau prin aplicarea ştam pilei conţinând această m enţiune, fiind însă
necesar ca aceasta să fie în su şită prin sem nătură de către parte. Sim p la aplicare a ştam
pilei conţinând form ula „conform cu o riginalul" pe o copie a unui înscris, fără a fi în su
şită prin sem nătura părţii care o depune la dosar, nu reprezintă o îndeplinire a obligaţiei
legale instituite de art. 150 alin. (2) NCPC.
Certificarea fotocopiilor pentru conform itate cu originalul poate fi făcută atât de
parte personal, cât şi d e reprezentantul său, aceasta presupunând că înscrisul original
D su A Na r c is a Th so h a r i 369
A rt. 150 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
se află în posesia lor, iar copia a fost v e rifica ţi am ănunţit dacă coresp unde întocm ai ori
ginalului.
Dacă înscrisurile anexate cererii de chem are în judecată sunt depuse la dosar de către
reclam ant, fără a fi certificate pentru conform itate cu originalul, instanţa va dispune
anularea acesteia, în condiţiile art. 200 NCPC. D a c i în curs uf cercetării judecătoreşti înscri
sul este depus în şedinţă de către reclam ant, în co pie necertificată pentru conform itate
cu originalul, în m ăsura în care la solicitarea sa expresă reclam antul nu-şi îndeplineşte
această obligaţie, instanţa poate dispune suspendarea ju d ecării cauzei, în tem eiul
art. 242 alin. (1) NCPC sau poate face aplicarea art. 292 alin. (2) NCPC.
Astfel, potrivit art. 292 alin. (2) NCPC, dacă înscrisul este depus în copie, partea care
l-a depus este obligată să aibă asupra sa originalul şi, la cerere, să-l prezinte instanţei, sub
sancţiunea de a nu se ţin e seam a de înscris.
Ca atare, plecând de ia această dispoziţie legală, apreciem că dacă p â râ tu l este cel ce
a anexat la dosar înscrisuri necertificate pentru conform itate cu originalul, în m ăsura în
care refuză certificarea lor şi nici n u înfăţişează originalul, instanţa nu va ţine sea m a de
acestea fa ju d e ca re a cauzei.
Părţile nu su n t obligate să depună la dosar înscrisul în integralitatea sa, legea prevă
zând posibilitatea ataşării acestuia n u m a i în parte, dacă num ai respectiva parte este rele
vantă pentru soluţionarea dosarului. Dacă instanţa consideră necesar, partea va fi însă
obligată să înfăţişeze înscrisul în întregim e.
2. în scrisu rile redactate în tr-o lim bă străină. A cte le pu blice în to cm ite sau legalizate
d e o au to ritate străin ă. Dacă înscrisurile sunt redactate într-o lim bă străină, partea le v a
depune în copie certificată, înso ţite d e traducerea legalizată efectuată d e un traducă
to r autorizat. în cazul în care nu există un traducător autorizat pentru lim ba în care sunt
redactate înscrisurile în cauză, se pot folosi traducerile realizate de p erso a n e de încre
dere cunoscătoare ale respectivei lim bi, în condiţiile legii speciale.
în privinţa actelor publice întocm ite sa u legalizate de o autoritate stră ină sau de un
a g en t p u b lic străin, art. 1092 alin. (1) N CPC prevede că acestea pot fi produse în faţa
instanţelor rom âne num ai dacă sunt supralegafizate, pe cale adm inistrativă ierarhică în
statul de origine şi apoi de m isiunea diplom atică sau oficiul co n su lar rom ân, pentru cer
tificarea autenticităţii sem năturilor şl sigiliului aplicate pe acestea.
Scu tire o de supraiegalizare este perm isă în tem eiul legii, al unui tratat internaţional
la care Rom ânia este parte sau pe bază de reciprocitate, potrivit art. 1092 alin. (3) NCPC.
Prin O.G. nr. 66/1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, Rom ânia a aderat la Con
venţia cu privire la suprim area cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adop
tată la Haga la 5 octom brie 1961. Ca atare, între statele m em bre la această convenţie
cerinţa supralegalizării actelor oficiale străine nu mai este solicitată, fiind însă înlocuită
cu cerinţa aplicării apostilei.
A p o stila este o ştam pilă de form ă pătrată, identică în toate statele m em bre a le Con
venţiei de la Haga, şi care se aplică fie direct pe act, fie pe o p re lu n g ire a acestuia, garan
tând recunoaşterea oficială a actului în statele sem natare, fără nicio altă form alitate
suplim entară.
în conform itate cu Legea nr. 121/2005 privind m odificarea art. 2 din O .G. nr. 66/1999,
autorităţile rom âne com petente să aplice apostila prevăzută la art. 3 alin. (1) din Con
venţie sunt: tribunalele, pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. a), c) şi d) şi prefec
turile, pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. b).
370 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 151
Potrivit art. 1 din Convenţie, aceasta se a p lic i actelor oficiale care au fost întocm ite
pe teritoriul unui stat contractant şi care urm ea 2ă s i fie prezentate pe teritoriul unui
alt stat contractant. Su n t considerate acte oficiale, în sensul convenţiei: a) docum entele
care e m a n i de la o autoritate sau de la un funcţion ar al unei ju risdicţii a statului, inclusiv
cele care e m a n i de la m inisterul public, de la un grefier sau de la un executor judecăto-
resc; b) docum entele adm inistrative; c) actele notariale; d) declaraţiile oficiale, cum a rfi
cele privind m enţiuni de înregistrare, viza de învestire cu d a t i c e rt! şî legalizări de sem -
n itu ră , depuse pe un act sub se m n ă tu ri privată. A c e a sti convenţie nu se a p lic i: a) docu
m entelor întocm ite de agenţi diplom atici sau consulari; b) docum entelor adm inistrative
care au le gă tu ri d ire c ţi cu o operaţiune com ercială sau vam ală.
A r U 1 5 1 . C ererea form u lată p rin rep rezentant. (1) C ând cererea este făcută
prin m andatar, se va alătura procura în original sau în copie legalizată.
(2) A vocatul şi consilierul juridic vor depune îm puternicirea lor, potrivit legii.
(3) Reprezentantul legal v a alătura o copie legalizată de p e înscrisul doveditor
al calităţii sale.
(4) Reprezentanţii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie,
un extras din registrul public în care este m enţionată îm puternicirea lor.
(5) O rganul de conducere sau, după caz, reprezentantul desem nat al unei aso
ciaţii, societăţi o ri altei entităţi fără personalitate juridică, înfiinţată potrivit legii,
va anexa, în copie legalizată, extrasul din actul care atestă dreptul său de repre
zentare în justiţie.
C O M E N T A R IU
Articolul 151 N CPC are în vedere cererea fo rm u la tă ş i sem n o tă de reprezentantul păr-
ţii, în num ele acesteia din urm ă, caz în care procura, îm puternicirea sau dovada calităţii
de reprezentant legal vo r fi anexate cererii.
Textul legal specifică în co ncret actele ce fac proba reprezentării şi care trebuie
anexate la dosar, acestea fiind urm ătoarele:
a) procura în original sau în copie legalizata, în ipoteza reprezentării prin m andatar
neavocat;
b) îm puternicirea avocaţiala sau îm puternicirea de reprezentare ju rid ico /d eleg a ţia în
original, în ipoteza reprezentării prin avocat sau consilier juridic;
c) acte de sta re civila, hotărâri ju d ecă to re şti etc., în copie legalizată, în ipoteza repre
zentării legale a persoanelor fizice;
d) extras din re g istru l p u b lic în core fig u re a ză d rep tu l d e reprezentare al persoanei
sem natare a cererii (spre exem plu, extras eliberat de O ficiul Registrului Com erţului), în
ipoteza reprezentării persoanelor ju rid ice d e drept privat;
e) extras, în cop ie legalizată, din a ctu l co re atestă d rep tu l de reprezentare în ju stiţie
al organului d e conducere sau, după caz, al reprezentantului desem nat al unei asociaţii,
societăţi ori altei entităţi fără personalitate ju rid ică, înfiinţată potrivit legii.
In ipoteza în care aceste dovezi nu sunt anexate la dosar, instanţa va om âno cauza şi
va pune în vedere părţii reprezentate să facă dovada ca lită ţii d e reprezentant a se m n a
taru lui cererii sau să declare dacă îşi însuşeşte sau nu cererea până la term enul de jude-
cată acordat în acest scop, su b soncţiunea anulării acesteia, pentru lipsa dovezii calităţii
de reprezentant, în tem eiul art- S2 alin, (1) NCPC. Dacă dovezile m enţionate nu au fost
O su A Na r c is a Th so h a r i 371
A rt. 152 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
anexate cererii de chem are în ju d eca tâ , se im pune anularea acesteia în cadrul procedurii
reglem entate d e art. 200 NCPC.
Art» 15 2 » C ererea g re şit denum ită. C ererea de chem are în judecatâ sau pen
tru exercitarea unei căi de atac este valabil făcută ch iar d acă poartă o denum ire
greşită.
C O M E N T A R IU
1. C alificarea cererii d e chem are în ju d e cată . Interpretare e xte n sivă . A rticolul 152
N CPC constituie reproducerea întocm ai a art. 84 CPC 1865, fără nicio m odificare.
Instanţa are obligaţia, în tem eiul rolului său activ, de a pune în discuţia contradictorie
a părţilor calificarea corectă a unei cereri form ulate în cadrul procesului, raportându-se
fa conţinutul cererii şi intuind scopul urm ărit de parte prin prom ovarea sa.
A rticolul 152 NCPC are în vedere ipoteza în care cererea de chem are în judecată
sau cererea pentru exercitarea unei căi de atac poartă o denum ire greşita, caz în care
instanţa, după punerea acestui aspect în discuţia părţilor, are dreptul să decidă, inde
pendent de poziţia exprim ată de părţi, calificarea corecta a cererii respective, tocm ai
pentru că legea stabileşte că aceasta este valabil făcută indiferent d e denum irea iniţială
dată de parte.
Spre exem plu, dacă cererea de intervenţie voluntară este intitulată intervenţie
accesorie, deşi terţul invocă un drept propriu îm potriva părţilor iniţiale, nesprijinind
în cuprinsul cererii sale poziţia niciuneia dintre părţile din proces, instanţa o va califica
drept cerere de intervenţie voluntara principală.
în acest context se im pune m enţionarea dispoziţiilor art. 22 alin. (5) NCPC, potrivit
cărora judecătorul nu poate schim ba denum irea sau tem eiul ju rid ic în cazul în care păr
ţile, în virtutea unui acord expres privind drepturi de care, potrivit legii, po t dispune, au
stabilit calificarea ju rid ică şi m otivele de drept asupra cărora au în ţeles să lim iteze dezba
terile, dacă astfel nu se încalcă drepturile sau interesele legitim e ale altora.
Dreptul de a califica o cerere constituie dreptul instanţei de a da denum irea legală
unei cereri intitulate greşit de părţi, dar fundam entate corect în raport d e situaţia de fapt.
Indicarea eronată a textelor legale nu este de natură a impieta asupra dreptului instanţei
de calificare corectă a cererii, independent de poziţia procesuală adoptată de părţi.
în schim b, d rep tu l instanţei de a p une în discuţie oportun itatea m odificării unei
cereri, im plicând refundam entarea cererii întem eiate greşit în raport de situaţia de fapt
sau schim barea cadrului procesual (cu excepţia ipotezelor în care instanţa poate intro
d u ce forţat, din oficiu, alte persoane în litigiu), nu este de natură să conducă la m odifica
rea cererii decât cu concursul părţii ce a form ulat-o.
Astfel, apreciem că instanţa are dreptul să pună în discuţia părţilor fundam entul ju ri
dic corect a! cererii sau necesitatea com pletării cadrului procesual, în să , în m ăsura în
care partea insistă în soluţionarea acesteia astfel cum a fo st iniţial form ulată, instanţa nu
poate considera cererea m odificată, întrucât aceasta ar avea drept consecinţă încălcarea
p rin cip iu lu i disponibilităţii p â rţii în p ro ce su l civil.
Spre exem plu, dacă din cuprinsul cererii de chem are în judecată rezultă că tem eiul
ju rid ic al acţiunii ar trebui să fie reprezentat de răspunderea civilă contractuală, însă
reclam antul şi-a fundam entat cererea pe îm bogăţirea fără ju st tem ei, instanţa este în
drept să pună în discuţia contradictorie a părţilor acest aspect, iar în m ăsura în care
372 D t U A N A * O S A T H S Q H A fti
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 152
reclam antul nu înţelege să-şi m odifice acţiunea, instanţa se va pronunţa asupra cererii
astfel cum a fost fu n d a m e n tat! de parte.
în m ăsura în care prin cererea intitulată „întâm pinare", pârâtul solicită instanţei obli
garea reclam antului la plata cheltuielilor necesare şi utile făcute cu conservarea şi îm b u
nătăţirea im obilului revendicat d e reclam ant, instanţa va proceda la calificarea acesteia
drept cerere reconvenţională, după punerea în prealabil a acestei calificări în discuţia
părţilor.
Deşi art. 152 N CPC se referă num ai la cererea de chem are în judecată şi la cererea
pentru exercitarea unei căi de atac drept cereri susceptibile de calificare, apreciem că
textul poate fi interpretat extensiv, in clu zâ n d ş i a lte cereri sau excepţii p rocesu a le, denu
m ite greşit d e către părţi, d a r din m otivarea cărora rezultă cu claritate scopul urm ărit de
acestea, cererea sau excepţia fiind co rect fundam entată. Spre exem plu, dacă un pârât
entitate ju rid ică invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, în m otivarea căreia
argum entează că nu are personalitate ju rid ică şi, ca atare, nu poate sta în judecată, nefi
ind nici constituit potrivit legii, instanţa va califica excepţia invocată drept excepţie a lip
sei capacităţii procesuale de folosinţă, pronunţându-se asupra excepţiei astfel calificate.
în acest context, art. 22 alin. (4) N CPC dispune faptul că judecătorul dă sau restabi
leşte calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii, chiar dacă părţile le-au dat
o altă denum ire, fiind obligat să pună în discuţia părţilor calificarea ju rid ică exactă.
2. C alificarea căii de atac. în ceea ce priveşte căile d e atac, prin raportare la art. 457
alin. (3) NCPC rezultă că dacă partea a declarat calea de a ta c prevăzu tă în m o d inexact în
dispozitivul hotărârii ju d ecă to re şti atacate, instanţa de control ju d icia r va respinge calea
de atac astfel denum ită ca inadm isibila (legea conferă însă dreptul părţii d e exercitare a
căii de atac prevăzute de lege de la data com unicării hotărârii pronunţate de instanţa de
control judiciar). Num ai în ipoteza în care în d isp o zitivu l hotărârii ju d ecă to re şti atacate
este m enţionată corect calea de atac, iar partea o exercită su b o denum ire incorectă,
instanţa d e control ju d iciar poate proceda la calificarea sa. Nu se pune problem a unei
calificări a căii d e atac în situaţia în care hotărârea atacată o indică în m od inexact, însă
partea a exercitat calea de atac prevăzută de lege, în condiţiile art. 457 alin. (2) NCPC,
întrucât calea de atac poartă denum irea corectă.
Potrivit art. 99 alin. (3) din Regulam entul de ordine interioară al instanţelor judecăto-
reşti, în situaţia recalificării căilo r de atac se va proceda astfel: dacă apelul este recalificat
în recurs, com pletul de judecată va fi întregit cu un ju d ecăto r din lista de perm anenţă,
iar dacă recursul este recalificat în apel, com pletul de judecată va fi form at din prim ii doi
judecători ai com pletului d e recurs.
Astfel, în ipoteza calificării unei căi de atac d in apeI în recurs (aspect ce presupune
indicarea exactă a căii de atac în hotărârea atacată şi exercitarea unei căi de atac sub
o denum ire greşită de către parte, prin raportare la art. 457 N CPC), instanţa va pro
ceda astfel: com pletul de apel va pune în discuţia părţilor calificarea căii de atac exerci
tate drept recurs, iar, după luarea concluziilor părţilor asupra acestui aspect, va proceda
la calificarea corectă a cererii, stabilind şi com ponenţa com pletului de judecată, acesta
fiind form at din m em brii com pletului de apel la care se va alătura şi judecătorul aflat pe
lista d e perm anenţă (prin hotărârea colegiului d e conducere a instanţei se poate stabili
ca prim a perm anenţă pentru com pletul de apel să fie judecătorul aflat pe poziţia a 3-a
în com pletul de recurs).
De asem enea, în ipoteza calificării unei căi de atac din recurs în apel, instanţa va pro
ceda astfel: com pletul de recurs va pune în discuţia părţilor calificarea căii de atac exer
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 373
A rt. 153 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
citate drept apel, iar, după luarea concluziilor părţilor asupra acestui a s p e c t va proceda
la calificarea corectă a cererii, stabilind şi com ponenţa com pletului de judecată, acesta
fiind form at din prim ii doi m em bri ai com pletului de recurs, nefiind inclus cel aflat pe
poziţia a 3-a.
în am bele cazuri m enţionate anterior trebuie întocm ite douâ în ch e ie ri de şedinţă (o
încheiere vizând calificarea, Iar cea de-a doua încheiere privind m ăsurile luate în desfă
şurarea în continuare a procesului), având în vedere că acestea trebuie sem nate de ju d e
cătorii ce fac parte din com pletul stabilit în partea introductivă a încheierii, nefiind corect
ca la com ponenţa com pletului să figureze doi judecători (în ipoteza în care se califică
calea de atac din apel în recurs), iar, ulterior calificării, aceeaşi în cheiere să fie sem nată
d e trei judecători, m ai ales că cei de-al treilea ju d ecăto r nu a deliberat în privinţa califică
rii căii de atac, neputându-şi în su şi prin sem nătură o asem enea dispoziţie.
De asem enea, dacă partea care a declarat calea de atac nu a fost prezentă la term e
nul de judecată la care s-a procedat la calificarea acesteia, ch iar dacă nu avea term en în
cunoştinţă, însă a fost legal citată, apreciem că instanţa nu este obligată să a m in e cauza
şi să dispună citarea părţii cu noua sa calitate, întrucât în noul cod cerinţa legală privind
m enţiunea calităţii celui citat în cuprinsul citaţiei nu m ai este prevăzută sub sancţiunea
nulităţii exprese, astfel încât o asem enea nereguiaritate nu poate fi invocată din oficiu de
către instanţă, prin raportare la art. 153 alin. (2) NCPC. Totodată, în susţinerea aceleiaşi
concluzii, există şi obligaţia legală a părţii de a urm ări desfăşurarea şi finalizarea procesu
lui, potrivit art. 10 alin. (1) NCPC.
C O M E N T A R IU
1. R eglem entarea an terio ară. Sco p u l c ită rii. Articolul 153 alin. (1) N CPC reprezintă
o preluare a art. 85 CPC 1865, potrivit căruia judecătorul nu poate hotărî asupra unei
cereri decât după citarea sau înfăţişarea părţilor, afară num ai dacă legea nu dispune
altfel. Totodată, alin. (2) al aceluiaşi articol constituie reproducerea art. 107 CPC 1865,
în conform itate cu care preşedintele va am âna judecarea pricinii ori de câte ori constată
că partea care lipseşte nu a fost citată cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege sub
pedeapsa nulităţii.
Citarea părţilor are ca scop încunoştinţarea acestora desp re existenţa p rocesu lu i ţ i
d esp re data ş l locul desfăşurării şedinţei de judecatâ.
2. Caracterul norm ei. Articolul 153 NCPC este alcătuit din norm e im perative, astfel încât
dacă procedura de citare a părţii care lipseşte la term en nu este legal îndeplinită, cerinţa
nesocotită fiin d prevăzută expres su b sancţiunea nulităţii, neregularitateo trebuie invo•
374 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 153
cată d in oficiu de către instanţă, cu consecinţa am ânării cauzei şi a citării corecte a părţii
respective pentru urm ătorul term en de judecată.
în m ăsura în care instanţa procedează la soluţionarea cauzei în lipsa citării legale a
uneia dintre părţi, aceasta este în drept să exercite calea de atac a a p elu lu i sau, după caz,
a recursului pentru m otivul prevăzut d e art. 4 8 8 afin. (1) pct. 5 NCPC, fiind adm isibilă şi
contestaţia în anulare, în ipoteza art. 503 alin. (1) NCPC.
3. Su biectele citării. Articolul 153 N CPC vizează exclusiv citarea p ă rţilo r (reclam ant,
pârât, terţ intervenient), iar nu şi a altor participanţi 4a procesul civil. Astfel, în m ăsura în
care un m artor nu a fost legal citat, instanţa nu va constata nelegalitatea procedurii de
citare în cadrul procesului în ansam blul său, m otiv pentru care va putea dispune o serie
de m ăsuri la acel term en de judecată (spre exem plu, să soluţioneze o excepţie procesu
ală, să se pronunţe asupra adm isibilităţii în principiu a unei cereri de intervenţie etc.) sau
chiar să revină asupra m ăsurii vizând audierea m artorului, apreciind*o inutilă soluţionării
cauzei faţă d e noile m ijloace de probă adm inistrate, reţinând cauza în pronunţare.
Dispoziţiile art. 332 alin. (3) NCPC, potrivit cărora recuzarea expertului ju d ic ia r se
judecă cu citarea părţilor şi a expertului, im pun în sarcina instanţei obligaţia d e a am âna
soluţionarea cererii d e recuzare în m ăsura în care expertul nu a fost legal citat. Totuşi, şi
în acest caz, instanţa are dreptul să ia m ăsuri în privinţa fondului cauzei, dacă atât cere
rea de recuzare a expertului, cât şi pricina în sine au avut term en de judecată fixat în
aceeaşi zi.
4. Prezenţa părţilor. Regula în procesul civil este aceea că părţile n u su n t obligate să
s e prezinte, personal sau prin reprezentant, în faţa instanţei, în şedinţă, la term enul fixat
pentru judecarea cauzei, fiind necesar num ai ca acestea să fie iegal citate. Prin excepţie,
în procedura divorţului, în faţa instanţelor de fond, părţile se vo r înfăţişa în persoană,
afară dacă unul dintre soţi execută o pedeapsă privativă de libertate, este îm piedicat
de o boală gravă, este pus su b interdicţie judecătorească, are reşedinţa în străinătate
sau se află într-o alta asem enea situaţie, care îl îm piedică să se prezinte personal; în ast
fel d e cazuri, cel în cauză se va putea înfăţişa prin avocat, m andatar sau, după caz, prin
tutore sau curator, potrivit art. 9 2 0 alin. (1) NCPC- Dacă la term enul d e judecată, în primă
instanţă, reclam antul lipseşte nejustificat şi se înfăţişează num ai paratul, cererea va fi
respinsă ca nesusţinută (art. 921 NCPC).
5. D erogări d e la regula citării. Regula în procesul civil este citarea părţilor, iar num ai
în cazurile în care legea prevede în m od expres contrariul judecata cauzei poate avea loc
fără citarea acestora. Ca atare, ori de câte ori legea nu face vreo referire la citarea părţi*
lor în cadrul unei num ite proceduri, se va aplica regula generala, şi anum e p o rţile vor f i
citate. în m ăsura în care însă procedura respectivă se com pletează cu o alta procedură,
în cuprinsul căreia se prevede în mod expres ca soluţionarea cauzei se face fără citarea
părţilor, va fi incidenţă excepţia de la regula stabilită anterior.
Daca legea prevede în mod expres faptul că cererea se soluţionează „fără prezenţa
părţilor" se desprinde concluzia im plicită că acestea nu vo r fi citate pentru term enul de
judecată stabilit. Diferenţa dintre sintagm ele „fără prezenţa părţilor" şi J ă r ă citarea p ă r•
ţilor" are în vedere urm ătoarele aspecte: dacă legea prevede în mod expres că cererea
se soluţionează fără prezenţa părţilor, ch iar dacă părţile nu au fost citate, însă acestea
au luat cunoştinţă pe altă cale de term enul acordat pentru soluţionarea cererii şi s-au
prezentat toate, instanţa nu le va da cuvântul asupra cererii; dacă legea prevede în mod
expres că cererea se soluţionează fără citarea părţilor, în să acestea au luat cunoştinţă pe
O su A Na r c is a Th so h a r i 375
A rt. 153 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
altă cale de term enul acordat pentru soluţionarea cererii şi toate s-au prezentat, chiar
dacă nu au fost citate, instanţa le poate acorda cuvântul asupra cererii, întrucât fără
citare nu înseam nă autom at şi fără dezbateri; în m ăsura în care în acest ultim caz se pre
zintă num ai o singură parte, instanţa nu îi va acorda cuvântul asupra cererii, pentru a nu
încălca dreptul la apărare al celeilalte părţi şi principiul contradictorialităţii.
Prin derogare de ia regula cită rii p ă rţilo r fn procesul civil, urm ătoarele cereri se so lu
ţionează fără citarea acestora, enum erarea fiind cu titlu exem plificativ:
a) cererea de recuzare şi declaraţia d e abţinere (art. 51 alin. (1) NCPC];
b) cererea de ajutor public ju d iciar [art. 15 alin. (1) din O .U.G. nr. 51/2008];
c) soluţionarea conflictului de com petenţă (art. 135 alin. (4) NCPC];
d) soluţionarea suspendării ju d ecării procesului până la soluţionarea cererii de stră
m utare [art. 143 alin. (1) NCPC];
e) cererea d e preschim bare a term enului de judecată (art. 230 NCPC);
f) contestaţia privind tergiversarea procesului [art. 524 alin. (3) NCPC];
g) plângerea îm potriva m odului d e soluţionare a contestaţiei privind tergiversarea
procesului (art. 525 alin. (1) NCPC];
h) cererea de încuviinţare a executării silite [art. 665 alin. (2) NCPC];
i) cererea privind instituirea sechestrului asigurător şi a popririi asigurătorii [art. 953
alin. (2) şi art. 970 NCPC];
j) cererea de constatare a desfiinţării d e drept a sechestrului asigurător şl a popririi
asigurătorii [art. 955 şi art. 970 NCPC);
k) cererea d e ridicare a sechestrului asigurător în condiţiile art. 956 alin. (2) N CPC şi
a popririi asigurătorii (art. 970 NCPC);
I) num irea adm in istratoru lui provizoriu în cadrul procedurii se ch e stru lu i ju d iciar
(art. 9 7 6 NCPC);
m ) cererea de recunoaştere a hotărârii străine, dacă din cuprinsul acesteia rezultă că
pârâtul a fo st de acord cu adm iterea acţiunii [art. 1101 alin. (2) NCPC].
în anum ite cazuri expres prevăzute d e lege, citarea părţilor este lăsată la aprecierea
instanţei, spre exem plu în cadrul procedurii necontencioase [art. 532 alin. (1) teza a ll-a
NCPC], în cadrul procedurii ordonanţei preşedinţiale [art. 998 alin. (2) NCPC] etc.
6. A p lic a b ilita te a n o rm e i. N oţiunea de „ce re re " m enţionată în textu l alin . (1) al
art. 153 N CPC are în vedere orice cerere fo rm u la tă sau excepţie invocată în cadrul pro
cesului, nevizând în mod exclusiv soluţiona rea cauzei asupra fondului drepturilor deduse
judecăţii.
Astfel, dacă la prim ul term en de judecată procedura d e citare a uneia dintre părţi nu
a fo st legal îndeplinită, aceasta nefiind prezentă în sală, personal sau prin reprezentant,
iar o altă parte form ulează cerere de am ânare a cauzei pentru lipsă de apărare, instanţa
va am âna cauza faţă d e nelegalitatea îndeplinirii procedurii d e citare cu partea respec
tivă, nepunând în discuţie cererea de am ânare a cauzei pentru lipsă de apărare pentru
că soluţionarea acesteia presupune ca prem isă existenţa condiţiilor de contradictoria li-
tate, care, ia rândul lor, po t fi generate num ai de legala citare a tu tu ro r părţilor din pro
ces. Ca atare, apreciem ca nefiind legal procedeul unor instanţe de a am âna cauza atât
pentru nelegala îndeplinire a procedurii d e citare cu una dintre părţi, cât şi ca urm are a
încuviinţării cererii form ulate de o altă parte privind am ânarea cauzei în vederea anga
jă rii unui apărător.
De asem enea, în cazul în care procedura de citare nu este legal îndeplinită cu partea
în sarcina căreia a fo st stabilită obligaţia de plată a taxelor judiciare de tim b ru, instanţa
376 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 154
nu poate proceda la invocarea şi adm iterea excepţiei de netim brare a cererii. Dacă pro
cedura de citare cu această parte a fost legal îndeplinită, însă este lipsă de procedură cu
cealaltă parte, în mod legal instanţa nu a r trebui să invoce şi să adm ită excepţia proce
suală m enţionată, nefiind întrunite condiţiile de contradictorialitate pentru punerea
acestei excepţii în discuţia părţilor. Ipoteza m enţionată a r f i aplicabilă în situaţia nepfăţii
taxelo r ju d iciare aferente unei cereri adiţionale sau a unei cereri de chem are în garanţie,
spre exem plu, întrucât în privinţa cererii d e chem are în judecată, neplata taxelo r judi
ciare d e tim bru se sancţionează cu anularea acesteia în condiţiile art. 200 NCPC.
Apreciem că alin. (2) al art. 153 N CPC trebuie interpretat în sensul că instanţa va
invocQ din oficiu neiegala citare a p ă rţilo r num ai în ipoteza în core cerinţa leg ală nesoco
tită în ca d ru l p ro ced u rii de citare este prevăzută su b sancţiu nea nulităţii, fiind ca atare o
nulitate expresă, caz în care vătăm area este pre 2u m a ti, potrivit art. 175 alin. (2) NCPC.
Cu alte cuvinte, considerăm că sintagm a „sub sancţiunea nulităţii" trebuie corelată cu
„cerinţele prevăzute de lege", ia r nu cu o b lip ţ ia instanţei de a a m in a judecarea, în tru
cât nu a r interveni nulitatea unei hotărâri judecătoreşti pronunţate cu neiegala citare a
uneia dintre părţi în situaţia în care aceasta nu a făcut dovada existenţei unei vătăm ări
decurgând din neregularitatea neprevăzută expres su b sancţiunea nulităţii de cod.
Ca atare, dacă nelegalitatea procedurii decurge din greşita inserare în cuprinsul cita
ţiei a calităţii persoanei citate, spre deosebire de reglem entarea anterioară, în cadrul
căreia această condiţie era prevăzută su b sancţiunea nulităţii exprese, în prezent instanţa
nu mai poate invoca din oficiu această neregularitate. în acest caz, nelegala îndeplinire a
procedurii de citare poate fi invocată exclusiv de către partea ne legal citată şi poate con
duce ia am ânarea cauzei num ai în ipoteza dovedirii unei vătăm ări procedurale.
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 377
A rt. 154 C a r t e a I. D i s p o z i ţ i i g en er a le
m iterea textului actului şi confirm area prim irii acestuia, dacă partea a indicat
instanţei datele corespunzătoare în acest scop. în vederea confirm ării, instanţa,
odată cu actul de procedură, v a com unica un form ular care va conţine: denu
m irea instanţei, data com unicării, num ele grefierului care asigură com unicarea
şi indicarea actelor com unicate; form ularul va fi com pletat de către destinatar
cu data prim irii, num ele în clar şi sem nătura persoanei însărcinate cu primirea
corespondenţei şi va fi expediat instanţei prin telefax, poştă electronică sau prin
alte mijloace.
(7) Instanţa va verifica efectuarea procedurilor de citare şi com unicare dis
puse pentru fiecare term en şi, când este cazul, va lua m ăsuri de refacere a acestor
proceduri, precum şi pentru folosirea altor m ijloace ce pot asigura înştiinţarea
părţilor pentru înfăţişarea la termen.
(8) In scopul obţinerii datelor şi inform aţiilor necesare realizării procedurii
de com unicare a citaţiilor, a altor acte de procedură, precum şi îndeplinirii ori
cărei atribuţii proprii activităţii de judecată, instanţele au drept de acces direct la
bazele de date electronice sau la alte sistem e de inform are deţinu
f
te de autori tăti
f
şi instituţii publice. A cestea au obligaţia de a lua m ăsurile necesare în vederea
asigurării accesului direct al instanţelor la bazele de date electronice şi sistem ele
de inform are detinute.
t
C O M E N T A R IU
378 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 154
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 379
A rt. 155 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
5. C o m u n icarea prin m ijlo ace electro n ice. Com unicarea citaţiilor şi a altor acte de
procedură se poate face de către grefierii Instanţei şi prin telefax, poştă electronică sau
prin alte m ijloace care asigură transm iterea textului actului şi confirm area prim irii aces
tuia, dacă partea a indicat instanţei datele corespunzătoare în acest scop.
7n vederea confirm ării, instanţa, odată cu actul d e procedură, va com unica un fo r
m u la r care va conţine: denum irea instanţei, data com unicării, num ele grefierului care
asigură com unicarea şi indicarea actelor com unicate; form ularul va fi com pletat de către
destinatar cu data prim irii, num ele în clar şi sem nătura persoanei însărcinate cu prim i
rea corespondenţei şi va fi expediat instanţei prin telefax, poştă electronică sau prin alte
m ijloace.
în legătură cu aceste m odalităţi de com unicare a actelor d e procedură, nu este su fi
cientă confirm area că s-a efectuat transm iterea actului prin fax sau e-m ail etc., ci este
necesar ca ia dosar să existe confirm area p rim irii acestuia de către destinatar, şi anum e
form ularul prevăzut anterior.
6. O b lig a ţia de verificare a p ro ced u rii. Instanţa este obligată să verifice m odul de
îndeplinire a procedurilor de com unicare a actelor şi d e citare a părţilor pentru fiecare
term en d e judecată, iar, în m ăsura în care este cazul (spre exem plu, procedura de citare
nu a fost acoperită prin prezenţa părţii în sala de şedinţă), să dispună refacerea proce
d u rii respective.
Dat fiind faptul că o atare verificare are loc înain tea şedinţei d e ju d ecată, în m ăsura
în care procedura s-a r putea în d ep lin i până la term enul d e judecată apreciem că
instanţa poate d isp u n e în tre term ene m ăsurile ce se im pun pentru realizarea unei
com unicări şi citări legale, inclusiv prin folosirea unor alte m ijlo ace de transm itere a
actelor respective, o astfel de m ăsură urm ând a fi dispusă printr-o viză scrisă pe una
dintre filele dosarului, datată şi sem nată de judecător. O astfel de soluţie decurge din
disp o ziţiile art. 241 alin. (3) NCPC.
7. A cce su l Ja bazele d e d ate electronice a le au to rităţilo r pu blice. în scopul obţinerii
datelor şi inform aţiilor necesare realizării procedurii de com unicare a citaţiilor, a altor
acte de procedură, precum şi îndeplinirii oricărei atribuţii proprii activităţii de judecată,
instanţele au drept de acces direct la bazele de date electronice sau la alte sistem e de
inform are deţinute de autorităţi şi instituţii publice.
Acestea au obligaţia de a lua m ăsurile necesare în vederea asigurării accesului direct
al instanţelor la bazele d e date electronice şi sistem ele de inform are deţinute.
Legea a avut în vedere, spre exem plu, Direcţia de Evidenţă a Persoanelor şi A d m i
nistrarea Bazelor de Date sau un alt serviciu com unitar sim ilar pentru furnizarea infor
m aţiilor vizând dom iciliul/reşedinţa actuală a unei părţi sau stabilirea îm prejurării dacă
aceasta mai este în viaţă ori a decedat etc., O ficiul Registrului Com erţului pentru furni
zarea inform aţiilor rezultând din registrul com erţului vizând starea unei societăţi regle
m entate de Legea nr. 31/1990, adresele sediului său principal sau ale celo r secundare,
organele de conducere ale societăţii etc.
380 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 155
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 381
A rt. 155 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
1. C itarea statu lu i rom ân. Ca regulă, statul se citează prin M inisterul Finanţelor
Publice şi, prin excepţie, în m isu ra în care exista o dispoziţie legală derogatorie, statul se
va cita prin organele desem nate în acest scop d e lege.
Regula procedurală a citării statului prin M inisterul Finanţelor P ublice are drept cores
pondent o norm ă în planul dreptului substanţial. Astfel, potrivit art. 223 alin. { ! ) NCC, în
raporturile civile în care se prezintă n e m ijlo cit în num e propriu, ca titu lar de drepturi şi
obligaţii, statul participă prin M inisterul Finanţelor Publice, afară de cazul în care legea
stabileşte un alt organ în acest sens.
Ca exem plu de dispoziţie legală derogatorie, învederăm că, potrivit art. 19 alin. (2)
din Capitolul VI, Titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reform a în dom eniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele m ăsuri adiacente, deciziile adoptate de către Com isia Centrală
pentru Stabilirea D espăgubirilor pot fi atacate în condiţiile Legii contenciosului adm inis
trativ nr. 554/2004, în contradictoriu cu statul, reprezentat prin Com isia C e n tra li pentru
Stabilirea Despăgubirilor.
De asem enea, în conform itate cu art. 12 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind expro
prierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, pentru lucrările d e interes naţional
expropriator, în înţelesul legii, este statul, prin organism ele desem nate de Guvern.
Statul se va cita la sediul M inisterului Finanţelor Publice sau, după caz, al organelor
desem nate de lege în acest scop ori la sediul procesual ales de reprezentanţii M inisteru
lui Finanţelor Publice sau al o rganelor respective.
2. C itarea u n ităţilo r ad m in istrativ-terito riale şi a celo rlalte persoane de drept
public. Unităţile adm inistrativ-teritoriale şi celelalte persoane ju rid ice de drept public se
vo r cita prin cei însărcinaţi să le reprezinte în justiţie, la sediul acestora.
Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a adm inistraţiei publice locale, unită
ţile adm inistrativ-teritoriale su n t com unele; oraşele, m unicipiile şi judeţele.
Unităţile adm inistrativ-teritoriale su n t persoane ju rid ice de drept public, cu capaci
tate ju rid ică deplină şi patrim oniu propriu. Acestea su n t subiecte ju rid ice de drept fiscal,
titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile teritoriale
d e trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile adm inistrativ-teritoriale sunttitu*
lare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind adm inistrarea bunu
rilor care aparţin dom eniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii [art. 21 alin. (1) din lege].
Tn conform itate cu art. 21 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, în justiţie, unităţile adm i
nistra tiv-teritoriale su n t reprezentate, după caz, de p rim a r (in cazul reprezentării com u
nei, oraşului sau m unicipiului) sau de preşedintele co n siliu lu i ju d eţe a n (în cazul repre
zentării judeţului).
Astfel, potrivit art. 102 alin. (1) din lege, preşedintele consiliului judeţean reprezintă
ju d eţu l în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi ju rid ice rom âne
şi străine, precum şi în justiţie. De asem enea, în conform itate cu art. 62 alin. (1) din lege,
prim arul reprezintă unitatea adm inistrativ-teritorială cu celelalte autorităţi publice, cu
persoanele fizice şi ju rid ice rom âne şi străine, precum şi în justiţie. Potrivit alin. (21) al
art. 21 din lege, pentru apărarea intereselor unităţilor adm inistrativ-teritoriale, prim arul,
respectiv preşedintele consiliului judeţean, stă în judecată ca reprezentant legal şi nu în
num e personal
382 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T i t l u l IV . a c t e l e oe pr o ced u r ă A rt. 155
Ca atare, citarea u n itlţilo r adm inistrativ teritoriale se va face prin primar, prim ar
general sau preşedintele consiliului ju deţean, după caz, la sed iu l prim ăriei, respectiv a l
consiliului judeţean.
îm prejurarea că prim arul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, poateîm puternici
o persoană cu studii superioare juridice de lungă durată din cadrul aparatului de specialitate
al prim arului, respectiv al consiliului judeţean, sau un avocat care să reprezinte interesele
unităţii adm inistrat!v-teritoriale. precum şi ale autorităţilor adm inistraţiei publice locale
respective în justiţie [art. 21 alin. (3) din lege] nu este de natură să conducă la ideea
că unităţile adm inistrat)v-teritoriale se vo r cita la dom iciliul persoanei astfel desem nate
sau la sediul profesional al avocatului, cu excepţia cazului prevăzut de art. 155 alin. (2)
NCPC, în care reprezentanţii unităţilor adm inistra tiv-teritoriale şi-au ales sediul procesual
la dom iciliul/sediul acestor persoane.
în ceea ce priveşte alte persoane ju rid ice de drept public, cu titlu exem plificativ, m en
ţionăm urm ătoarele:
- m inisterul este citat prin m inistru, la sediul m inisterului [art. 4 6 alin. (2) din Legea
n r 90/2001);
-G u v e rn u l Rom âniei este citat prin Secretariatul General, la sediul G uvernului [art. 22
alin. (2) din Legea nr. 90/2001].
3. C itarea p e rso an e lo r ju rid ice d e d re p t privat. Persoanele ju rid ice de drept privat
se citează prin reprezentanţii lor, la sediul principal sau, atunci când este cazul, la sediul
dezm em brăm ântului lor.
în ceea ce priveşte reprezentanţii perso a n elo r ju rid ice, potrivit art. 209 alin. (1) NCC,
persoana ju rid ică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale
de adm inistrare, de la data constituirii lo r. Au calitatea d e organe de adm inistrare per-
soanele fizice sau persoanele ju rid ice care, prin lege, actul d e constituire sau statut, sunt
desem nate să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în num ele şi pe
seam a persoanei ju rid ice [art. 209 alin. {2} NCC].
în lipsa organelor d e adm inistrare, până la data constituirii acestora, exercitarea
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor care privesc persoana ju rid ică se fac d e către fo n -
datori o ri de câ t re perso anele fiz ic e sa u persoanele ju rid ice desem nate in a cest sco p , în
conform itate cu art. 210 alin. (1) N C C
Prevederea legală a citării persoanei ju rid ice de drept privat prin reprezentantul
său nu are sem nificaţia faptului că num ele acestui reprezentant trebuie să fie în scris în
cuprinsul citaţiei, ci instituirea sa a avu t în vedere exclusiv aspectul că num ai un repre
zentant, persoană fizică, al persoanei ju rid ice ar putea lua cunoştinţă de citaţie, iar nu
persoana juridică însăşi.
Se d iu l p e rso anei ju rid ice se stabileşte potrivit actului de constituire sau statutului
[art. 227 alin. (1) NCC].
în funcţie de obiectul d e activitate, persoana ju rid ică poate avea m ai m ulte sedii
cu caracter secu ndar pentru sucursalele, reprezentanţele sale teritoriale şi punctele de
lucru [art. 227 alin. (2) NCC}.
Este de m enţionat faptul că şi atunci când citarea se face la sediul sucursalei, al repre
zentanţei sau al punctului său de lucru, persoana ju rid ică se citează tot prin reprezen
tantul ei legal, iar nu prin directorul dezm em brăm ântului, facilitatea vizând num ai locul
unde se poate face citarea111.
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 383
A rt. 155 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
1,1 Prin D ec. nr, 1 1 3 7 /2 0 0 7 , C u rte a C o n stitu ţio n a lă a a d m is e xce p ţia d e n e c o n stitu fio n a lita te j i a co n sta ta t
c i d isp o ziţiile a r t. 7 d in Le g e a nr. S 5 / 2 0 0 6 su n t c o n tra re a rt. 2 4 ş l a rt. 5 3 d in C o n stitu ţie , în m ă su ra în c a re se
in te rp re te a ză că p e rso a n e le îm p o triv a căro ra se va d e s c h id e o a cţiu n e p o triv it d is p o z iţiilo r a c e ste i le g i u lte rio r
d e sch id e rii p ro ce d u rii in so lv e n ţe i se v o r cita d ire c t p rin B u le tin u l p ro ce d u rilo r d e in so lv e n ţă , fărâ a b en eficia
d e o p rim ă c o m u n ica re a a c te lo r d e p ro c e d u r i p o triv it C o d u lu i d e p ro c e d u ră civ ilă , ase m ă n ă to r so lu ţie i
co n sa cra te p e n tru d e b ito r $i cre d ito ri.
384 D t U A N A * O S A T H S Q H A tti
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 155
în conform itate cu drt. 88 N C C reşedinţa persoanei fizice este locul unde îţi are locu
inţa se cu n d a ri. Dovada reşedinţei se face cu m enţiunile cuprinse în cartea de identitate
[art. 91 alin. (1) NCC|.
Ca atare, citarea unei persoane fizice se va face la locul unde aceasta locuieşte în
fa p t sau ia dom iciliul sâu a les. Este d e m enţionat faptul că num ai partea care urm ează
a fi citată îşi poate alege un dom iciliu pentru com unicarea actelor de procedură şi pen
tru citare, fiind fără relevanţă ju rid ică alegerea unui dom iciliu procesual de către o parte
pentru cealaltă parte.
în lipsa unui dom iciliu sau a unei reşedinţe cunoscute, partea va fi citată la locul
cunoscut unde îşi desfăşoară perm anent activitatea curentă.
7. C itarea in cap ab ililo r şt a p e rso an e lo r cu capacitate d e exerciţiu restrânsă. Inca
pabilii (m inorii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească} şi
persoanele cu capacitate de exerciţiu restrânsă (m inorii cu vârsta cuprinsă între 14-18
ani) vo r fi citaţi p rin reprezentanţii sa u ocrotitorii lo r legali, la d om iciliul o ri se d iu l oces-
tora, după caz. Este d e m enţionat faptul că în legislaţia anterioara persoanele cu capaci
tate de exerciţiu restrânsă se citau personal, iar nu prin ocrotitorii legali, aceştia din urmă
fiind citaţi separat.
în ipoteza num irii unui curator special, potrivit art. S 8 N CPC, citarea persoanelor indi
cate anterior se va face prin acest curator (avocat desem nat de barou), la sed iu l său
profesional. Ca atare, în acest caz, persoanele respective nu se vo r cita potrivit art. 155
alin. (1) pct. 7 N CPC, la dom iciliul sau sediul reprezentanţi lor sau ocrotitorilor legali, ci la
sediul profesional al curatorului special.
8. C itarea bolnavilor, m ilitarilo r, m em b rilo r e ch ip a ju lu i u n ei nave şi deţinuţilor. 8ol-
navii in tern a ţi în unităţi sanitare se citează p e r s o n a lla adm inistraţia unităţii respective,
al cărei sediul poate sa nu coincidă cu sediul unităţii sanitare unde este internat cel citat.
M ilitorii încazarm aţi se citează la unitatea din care fac parte, prin com ondam entul
acesteia. Aceştia se vo r cita la fie c a re term en de ju d eca tă , neavând term en în cunoştinţa,
prin raportare la art. 229 alin. (3) NCPC.
D e ţin u ţii se citează la ad m in istra ţia lo cu lu i de deţin ere. De asem enea, aceştia se
v o r cita ia fie c a re term en de ju d e ca tă , neavând term en în cunoştinţă, prin raportare la
art. 229 alin . (4) N C P C
în ceea ce priveşte deţinuţii, în condiţiile în care aducerea lor în sala de şedinţă
pentru fiecare term en de judecată nu este solicitată d e lege decât în cadrul procesu
lui penal, apreciem d , pentru legala îndeplinire a procedurii d e citare în procesul civil,
acest dem ers nu este necesar. în cadrul procesului civil, instanţa are exclusiv obligaţia
citării acestora la fiecare term en de ju d ecată, statuându-se în art. 229 alin. (4) NCPC d
aceştia nu au term en în cunoştinţă. Pe cale d e consecinţă, considerăm că pentru fegala
îndeplinire a procedurii de citare a unui deţinut, în cadrul procesului civil, este suficient
ca dovada de prim ire a citaţiei să fie returnată la dosar, nefiind necesară şi prezenţa
acestuia în sala de judecată. în opinia contrară exprim ată d e o parte a jurisprudenţei,
s-a apreciat că pentru legala îndeplinire a procedurii de citare este necesar şi ca partea
aflată în stare d e detenţie să fie adusă în sala de şedinţă, la fiecare term en d e judecată,
cu excepţia cazului în care deţinutul m enţionează în m od expres că nu solicită să m ai fie
prezent la judecată, soluţia rezidând în îm prejurarea că aceste persoane nu au libertate
de m işcare, ce determ ină o restrângere a m anierei de exercitare a drepturilor procedu
rale com parativ cu cea a unei persoane aflate în stare d e libertate.
O su A Na r c is a Th so h a r i 385
A rt. 155 C a r t e a I. D i s p o z i ţ i i g en er a le
Persoanele care fac parte din echipajul unei nave m aritim e sau flu via le, alta decât
m ilitară, dacă nu au dom iciliul cunoscut, se citează la căpitănia p o rtu lu i unde este înre
gistrată novo.
9. C itarea p e rso n a lu lu i m isiu n ilo r d ip lo m atice şi al o ficiilo r co n su lare , precum şi
a cetăţen ilo r rom âni aflaţi în străinătate In interes de se rviciu . Personalul m isiunilor
diplom atice, al oficiilor consulare şi cetăţenii rom âni trim işi să lucreze în cadrul persona
lului organizaţiilor internaţionale, precum si m em brii de fam ilie care locuiesc cu ei, cât
tim p se află în străinătate, se citează prin M inisterul A fa ce rilo r Externe.
Este de m enţionat faptul că p c t 12 al alin. (1) din art. 155 N CPC se referă exclusiv la
personalul m isiunilor diplom atice şi al oficiilor consulare a le Rom âniei în străinătate, iar
nu la cele ale ţărilo r străine în Rom ânia sau aflate în străinătate.
De asem enea, trebuie specificat că statutul m isiunii diplom atice sau al oficiului
consular este distinct de cel al personalului său.
A lţi cetăţeni rom âni, aflaţi în străinătate în interes d e serviciu, inclusiv m em brii fam i-
iiilor care îi însoţesc, se citea 2ă prin organele centrale care i-au trim is sa u în subordinea
cărora se află unitatea care i-a trim is în străinătate.
10. Citarea p e rso an e lo r aflate în străinătate. Citarea persoanelor aflate în străină
tate, independent de cetăţenia acestora, va avea în vedere două situaţii:
a) dacă acestea ou dom iciliul sa u reşedinţa cunoscută în străinătate - citarea se va
face printr-o citaţie scrisă trim isă cu scriso a re recom andată cu con ţinut d ecla ra t ş i con
firm a re de prim ire, recipisa de predare a scrisorii la poşta rom ână, în cuprinsul căreia vor
fi m enţionate actele ce se expediază, ţinând loc de dovadă a în d ep lin irii procedurii, dacă
prin tratate sau convenţii internaţionale la care este parte Rom ânia ori prin acte norm a
tive speciafe nu se prevede altfel.
Această ipoteză trebuie să aibă în vedere şi art. 156 NCPC, potrivit căruia persoanele
care se află în străinătate, citate prin scrisoare recom andată pentru prim ul term en de
judecată, vo r fi înştiinţate prin citaţie că au obligaţia de a-şi alege un dom iciliu în Rom â
nia unde urm ează sâ li se facă toate com unicările privind procesul. în cazul în care aces
tea nu se conform ează, com unicările li se vo r face prin scrisoare recom andată, recipisa
de predare la poşta rom ână a scrisorii, în cuprinsul căreia vo r fi m enţionate actele ce se
expediază, ţinând loc de dovadă de în d e p lin ire a procedurii.
Ca atare, pentru prim ul term en de judecată, la dosar trebuie restituită dovada în d e
plinirii corecte a procedurii d e citare, însă, dacă partea nu-şi îndeplineşte obligaţia de
a-şi alege un dom iciliu procesual în Rom ânia, sim pla recipisă de predare la poşta rom ână
a scrisorii recom andate este suficientă pentru a considera procedura legal îndeplinită,
ch iar dacă dovada acesteia nu este restituită ia dosar;
b) daca acestea nu a u dom iciliul sa u reşedinţa din străinătate cunoscută - citarea se
va face prin publicitate, în conform itate cu regulile prescrise d e art. 167 N C P C
în am bele situaţii, dacă cei aflaţi în străinătate au un m a ndata r cunoscut în ţară, va fi
citat num ai acesta din urm ă. Această prevedere nu are în vedere num ai situaţia în care
persoana aflată în străinătate şi-a ales un m andatar pentru reprezentarea sa în respec
tivul proces, ci şi cazul în care aceasta şi*a desem nat un m a ndata r cu procură generală,
art. 155 alin. (1) pct. 13 teza fin ală NCPC trebuind interpretat în consonanţă cu art. 86
NCPC, potrivit căruia dacă cel care a dat procură generală nu are dom iciliul şi nici reşe
dinţa în ţară, dreptul de reprezentare în judecată se presupune d a t
11. C itarea p e rso an e lo r cu d o m iciliu l sau reşedinţa necu n o scu tă. Citarea acestor
persoane se va face prin publicitate, potrivit regulilor în scrise în art. 167 NCPC, instanţa
386 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 156-157
având obligaţia ca, în prealabil, d a c i citarea prin publicitate se im pune după acordarea
prim ului term en d e judecată, să pună ?n discuţia contradictorie a părţilor oportunitatea
dispunerii acestei m ăsuri.
12. C itarea m oşten itorilor p ân ă la intervenirea lor în proces. Potrivit art. 155 alin. (1)
pct. 15 NCPC, m oştenitorii, până la intervenirea lor în proces, se citează prîntr*un curator
special num it de instanţă, la dom iciliul acestuia.
Apreciem că ipoteza descrisă are în vedere situaţia în care una dintre părţi decedează
în tim pul procesului, iar judecata cauzei nu se suspendă d e d r e p t întrucât o parte inte
resată a solicitat acordarea unui term en pentru introducerea în cauză a m oştenitorilor,
potrivit art. 412 alin. (1) pct. 1 NCPC.
Curatorul special vizat de acest articol este cel prevăzut de art. 58 NCPC, fiind un
avocat desem nat de barou pentru fiecare instanţă judecătorească, având o rem uneraţie
stabilită pentru această activitate.
C O M E N T A R IU
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 387
A rt. 157 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
h) indicarea, dacă este cazul, a taxei judiciare de timbru şi a tim brului judiciar
datorate de cel citat;
i) m enţiunea că, prin înm ânarea citaţiei, sub sem nătură de prim ire, personal
ori prin reprezentant legal sau convenţional o ri prin funcţionarul sau persoana
însărcinată cu prim irea corespondenţei pentru un term en de judecatâ, cel d ta t
este considerat că are în cunoştinţă şi term enele de judecată ulterioare aceluia
pentru care citaţia i-a fost înm ânată;
j) alte m enţiuni prevăzute de lege sau stabilite de instanţă;
k) ştam pila instanţei şi sem nătura grefierului.
(2) In citaţie se m enţionează, când este cazul, orice date necesare pentru sta
bilirea adresei celui citat, precum şi dacă citarea se face cu chem area la intero
gatoriu sau dacă ce l citat este obligat să prezinte anum ite înscrisuri ori dacă i se
com unică odată cu citaţia alte acte de procedură. în cazurile în care întâm pinarea
nu este obligatorie, în citaţie se va m enţiona obligaţia pârâtului de a-şi pregăti
apărarea pentru prim ul term en de judecată, propunând probele de care înţelege
să se folosească, su b sancţiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres.
(3) C erinţele de la alin. (1) lit. a), c), d ), e) şi k) su n t prevăzute sub sancţiunea
nulitătii.
f
C O M E N T A R IU
1. Co nţinutu l cita ţie i. Litera a) d e la alin. (1) al acestui articol are în vedere încu-
noştinţarea părţii despre locui desfăşurării p ro c e su lu i Astfel, procesul poate avea loc la
sediul instanţei sau, în Ipoteza unei cercetări la faţa locului, spre exem plu, la adresa la
care se va desfăşura verificarea.
Ca atare, citarea părţilor pentru cercetarea la faţa locului va trebui să aibă în vedere
şi inserarea în citaţie a focului desfăşurării şedinţei de judecată, procedura nefiind legal
îndeplinită dacă dovada a fost restituită la dosar, însă în cuprinsul citaţiei, deşi term enul
pentru cercetare a fost corect înscris, s-a păstrat vechea m enţiune privind desfăşurarea
şedinţei la sediul instanţei.
A preciem că ar fi recom andabil ca, în ipoteza unor instanţe în a căro r dotare intră
m ai m ulte săli d e judecată, în cuprinsul citaţiei să fie inserat şi num ărul cam erei în care
va avea loc şedinţa d e judecată respectivă. Astfel, considerăm că, dacă num âru! să lii de
ju d eca tă în care se va desfăşura procesul este incorect m enţionat în cuprinsul citaţiei,
procedura d e citare se va considera nelegal îndeplinită.
Cu referire la num ele $i prenum ele p e rso anei fizic e s q u denum irea p e rso a n e i ju rid ice ,
aceste elem ente trebuie prevăzute în cuprinsul citaţiei în mod co rect şi com plet, cita
rea unei persoane fizice, de pildă, cu num ai unul dintre cele două prenum e constituind
o procedură nelegal îndeplinită. De asem enea, inserarea eronată a oricărui elem ent al
adresei dom iciliului ori reşedinţei părţilor sau sediului acestora atrage nelegalitatea pro
cedurii respective (scrierea greşită a scării blocului sau a num ărului apartam entului etc.).
în privinţa ca lită ţii celui citat, citaţia va cuprinde denum irea părţii în proces (recla
m ant, pârât, apelant-pârât, intervenient în num e propriu etc.), ia r eventuala schim bare
a acesteia pe parcursul procesului va determ ina şi m odificarea corespunzătoare a acestei
m enţiuni în cuprinsul citaţiei.
Citaţia va cuprinde şi m enţiunea potrivit căreia prin înm ânarea citaţiei, sub sem nă
tură de prim ire, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, ori prin funcţio
388 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 157
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 389
A rt. 159 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
390 D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 158
(2) Partea poate alege ca toate actele de procedură să îi fie com unicate la
căsuţa poştală.
C O M E N T A R IU
Prim ul alineat al acestui articol este o reproducere dezvoltată a art. 93 CPC 1865,
noul cod referind u-se atât la alegerea de dom iciliu, proprie unei persoane fizice, dar şi la
alegerea de sediu, proprie unei persoane juridice.
Ca atare, oricare parte din proces, persoană fizică sau juridică, are dreptul să*şi aleagă
un dom iciliu sau sediu procesual pentru com unicarea citaţiilor şi a altor acte de proce
dura pe parcursul litigiului.
Această alegere poate fi făcuta num ai de către parte pentru sine, iar nu pentru cea
laltă parte, şi are caracter expres, n e p u tln d fi dedusă din circum stanţele cauzei.
Desem narea unui dom iciliu sau sediu procesual în sensul indicat presupune totodată
şi indicarea p e rso anei însărcinate cu p rim irea actelo r de procedura, prin m enţionarea
expresă a num elui său.
Din m om ent ce legea nu introduce vreo distincţie, persoana însărcinată cu prim irea
actelor de procedură poate fi atât o persoană fizică, cât şi una ju rid ică, în acest ultim caz,
fiind legal îndeplinită procedura de citare dacă citaţia a fo st sem nată de funcţionarul sau
de persoana însărcinată cu prim irea corespondenţei la sediul persoanei ju rid ice desem
nate în acest scop de parte ori, în lipsa acestora, de adm inistratorul clădirii, paznicul sau
agentul de pază, prin raportare la art. 162 alin. (1) NCPC. Spre exem plu, dacă o parte
şi-a ales dom iciliul procesual la se d iu l lo cului d e m uncă, fiind indicată persoana juridică
respectivă, procedura de citare este validă în ipoteza în care funcţionarul persoanei juri
dice însărcinat cu prim irea corespondenţei o sem nează de prim ire.
De asem enea, în practica judiciară sunt foarte frecvente cazurile în care partea îşi
alege dom iciliul sau sediul procesual la avocatul care îi asigură reprezentarea ?n proces.
Ca atare, este necesar ca partea sâ precizeze în m od expres aceasta şi să indice avocatul
sau cabinetul ori societatea d e avocatură din care face parte acesta şi la sediul căruia şi-a
ales dom iciliul sau sediul procesual, procedura considerându-se legal îndeplinită dacă
dovada de îndeplinire a com unicării este sem nată de funcţionarul sau persoana însărci
nată cu prim irea corespondenţei ori, în lipsa acestora, de adm inistratorul clădirii, pazni
cul sau agentul d e pază. potrivit art. 162 alin. (1) NCPC.
Dacă partea şi-a indicat un dom iciliu sau sediul procesual, însă nu a p reciza t num ele
sa u denum irea p e rso anei însărcinate c u p rim irea corespondenţei, citarea şi com unicarea
altor acte de procedură se vo r face fără a lua în considerare dom iciliul/sediul ales,
urm ând a fi respectate regulile prevăzute d e art. 155 şi art. 156 NCPC. Astfel, în ipoteza
specificată anterior, dacă partea a fost citată la dom iciliul ales, procedura de citare nu
a fost legal îndeplinită, sancţiunea fiind nulitatea expresă a acesteia, prin raportare la
art. 157 alin. (1) lit. e ) şi alin. (3) N C P C putând fi invocată şi de instanţă din oficiu.
Alegerea dom iciliului sau a sediului procesual trebuie făcută în sc ris, prin raportare la
art. 148 alin. (1) NCPC. De asem enea, dom iciliul sau sediul procesual ales poate fi schim
bat pe parcursul desfăşurării procesului.
Cu caracter de noutate legislativă, cel de-al doilea alineat al articolului analizat pre
vede dreptul părţii de a alege ca toate actele de procedură să-i fie com unicate la căsuţa
poştală.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 391
A rt. 159 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
1. R e gu la. A rticolul în discuţie constituie o preluare a art. 89 alin. (1) C P C 1865, fiind
operate însă unele adăugiri.
în prim ul rând, noul cod prevede faptul că nu num ai citaţia, dar ş i celelalte acte de
p roced ura (cerere adiţională, cereri d e intervenţie etc.) trebuie înm ânate părţii cu cel
puţin 5 zile înain tea term enului de judecată.
în al doilea rând. term enul de 5 zile specificat d e lege este un term en procedural,
calculându-se după sistem ul zile lo r libere, nefiind avute în vedere ziua de la care începe
să curgă term enul şi nici ziua când acesta se îm plineşte, potrivit art. 181 alin. ( ! ) pct. 2
NCPC. Ca atare, spre exem plu, dacă term enul de judecată este stabilit pentru data de 10
a lunii, citaţia trebuie com unicată către parte cel m a itâ rz iu în data de 4 a lunii respective.
M om entele avute în vedere la calculul term enului sunt cel al înm ânării citaţiei sau a
altui act de procedură şi cel al prim ului term en de judecată care urm ează după această
com unicare.
în al treilea rând, sancţiunea care intervine în ipoteza în care term enul procedural
a fost încălcat o constituie nulitatea procedurii de citare sau de com unicare. întrucât
această sancţiune este expres prevăzută de cod, vată m area pro cesu a lă este prezum atâ
până la p ro b a contrară, în concordanţă cu art. 175 alin. (2) NCPC.
în cazul analizat, apreciem ca instanţa va dispune din oficiu am ânarea cauzei pentru
refacerea procedurii de citare sau de com unicare a actelor de procedură, cu excepţia
situaţiei în care partea respectivă este prezentă în instanţă, personal sau prin reprezen
tant, şi nu solicită am ânarea cauzei, prin raportare la art. 160 alin. (1) NCPC. Instanţa
poate dispune am ânarea cauzei num ai la term enul la care neregularitatea s-a produs,
prin raportare la art. 160 alin. (3) NCPC.
2. Excepţia. în cazuri urgente sau atunci când legea prevede în m od expres, judecăto-
rul poate dispune scurtarea term enului de înm ânare a citaţiei o ri actu lu i de procedură,
despre aceasta făcându-se m enţiune în citaţie sau în actul de procedură [de pildă, ipo
tezele sechestrului asigurător - art. 953 alin. (3) teza finală, art. 956 alin. (1) NCPC, cazul
procedurii ordonanţei p re ş e d in ţia le - art. 998 alin. (1) N CPC etc.].
Scurtarea term enului de înm ânare a citaţiei sau a actului de procedură se realizează
prin dispoziţia instanţei, luată anterior efectuării com unicării respective, iar nu ulterior
acesteia, când procedura respectivă este considerată nelegal îndeplinită.
Nu toate actele de procedură sunt supuse com unicării. Spre exem plu, răspunsul recla
m antului la întâm pinarea pârâtului nu este supus com unicării către pârât, fiind o excep
ţie de la regula com unicării actelor de procedură, pârâtul având posibilitatea de a lua
cunoştinţă de conţinutul acestuia prin consultarea dosarului, în tem eiul art. 201 alin. (2)
teza a ll-a NCPC.
392 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 160
C O M E N T A R IU
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 393
A rt. 161 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Partea nelegal citată are dreptul să invoce nulitatea procedurii d e citare pentru ter
m enul la care nu s-d prezentat p i n i la urm ăto rul term en de ju d eca tă . Dacă aceasta nu
procedează de m aniera descrisă, nulitatea procedurii de citare se acoperă şi, ca atare,
partea respectivă nu ar putea solicita desfiinţarea în căile d e atac a hotărârii judecăto
reşti astfel pronunţate. Nulitatea procedurii de citare se acoperă, prin urm are, dacă la
urm ătorul term en celu i ia care partea a lipsit şi la care procedura nu a fo st legal în d e p li
nită, aceasta a fost prezentă şi nu a invocat ne regularitatea sau, deşi nu a fost prezentă,
a fost legal citată, având ca atare posibilitatea invocării nulităţii.
C O M E N T A R IU
A rticolul 161 N CPC vizează procedura de înm ânare a actelor către p erso o n e fizice.
Regula în m aterie este aceea că actele de procedură se înm ânează p erso n a l celui
cltot, la dom iciliul/reşedinţa/locul cunoscut unde îşi desfăşoară perm anent activitatea
curentă sau la dom iciliul procesual ales.
Dacă partea se găseşte în altă parte, iar agentul procedural are posibilitatea să-i
înm ân eze personal citaţia, această procedură va fi realizată în acei loc, fiind considerată
legal îndeplinită, potrivit art. 161 alin. (2) NCPC.
Noul cod prevede, de asem enea, o serie de reguli de înm ân are a citaţiei pentru per
soane aflate în diverse situaţii, după cum urm ează:
a) pentru cei care locuiesc în ho tel sau căm in, citaţia se predă, în lipsa lor, adm inistra
torului hotelului ori aşezăm ântului, iar, în lipsa acestuia, portarului ori celui care în mod
obişnuit îl înlocuieşte;
b) pentru cei care se găsesc su b arm e, citaţia se înm ânează la unitatea din care fac
parte;
c) pentru cei care alcătuiesc echipajul unei nove m aritim e sau fluviale, în lipsa unui
dom iciliu cunoscut, înm ânarea se face la căpitănia portului unde se găseşte înregistrată
nava;
d) pentru deţinuţi, înm ânarea se face la adm inistraţia închisorii;
e ) pentru bolnavii aflaţi în spitale, sanatorii sau alte asem enea aşezăm inte de asis
tenţă m edicală o ri socială, înm ânarea se face la adm inistraţia acestora.
394 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 162
în ipoteza ultim elor patru situaţii enunţate în precedent, sunt incidente dispoziţi
ile art. 162 alin. (2) NCPC, potrivit cărora unitatea unde se află cel citat îi va înm âna de
îndată acestuia citaţia sub luare de dovadă, certificându-i sem nătura sau arătând m oti
vu l pentru care nu s-a putut obţine sem nătura lui, aceasta fiind raţiunea pentru care se
consideră că şi aceste cazuri vizează o înm ânare personală.
C O M E N T A R IU
în ipoteza persoanelor prevăzute de art. 155 alin. (1) pct. 1-5 şi pct. 12 N CPC (statul,
persoanele ju rid ice de drept public şi de drept privat, entităţile fără personalitate juridică
constituite potrivit legii, cei supuşi procedurii insolvenţei şi creditorii acestora, persona*
Iul m isiunilor diplom atice şi oficiilor consulare, cetăţenii rom âni aflaţi în străinătate în
interes de serviciu, precum şi m em brii lor de fam ilie), înm ânarea actului de procedură se
face fu n cţio n a ru lu i sa u p e rso anei însârcinate cu p rim irea corespondenţei, care va semna
dovada d e îndeplinire a procedurii.
Citarea prin M inisterul A fa ce rilo r Externe presupune em iterea de către instanţă a
unei adrese către această instituţie cu m enţiunea d e a îndeplini procedura de citare.
Sim ilar, în cazul com unicării actului de procedură către un ovocat, n o ta r pu b lic ori
executor ju d ecă to resc, aceasta se poate face funcţionarului sau persoanei însărcinate cu
prim irea corespondenţei, care va sem na dovada.
în lipsa funcţionarului sau a persoanei însărcinate cu prim irea corespondenţei, înm â
na rea citaţiei sau a actelor de procedură se va face adm inistratorului clăd irii.
Daca nici adm inistratorul clădirii nu este prezent, com unicarea actelor de procedură
se va face p a zn icu lu i sau ag en tu lu i de pază, care va sem na procesul-verbal în to cm it în
acest scop de către agent, după ce acesta din urm ă a certificat în prealabil identitatea şi
calitatea sa, solicitându-i actul de identitate şi legitim aţia sau un alt act echivalent.
în ipoteza m ilitarilor, echipajului unei nave, deţinuţilor sau a bolnavilor internaţi în
unităţi d e asistenţă m edicală ori socială, actul de procedură se predă unităţii unde se
află cel citat. Unitatea îi va înm âna d e îndată celui citat citaţia su b luare d e dovadă, cer-
tificându-i sem nătura. în ipoteza în care cel citat nu poate sem na, unitatea va arăta în
cuprinsul dovezii m otivul pentru care nu s-a putut obţine sem nătura persoanei respec-
Osu a Na r c is a Th so h a r i 395
A rt. 163 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
A ri. 1 63 . Procedura de com u nicare. (1) Com unicarea citaţiei se va face per
soanei în drept să o prim ească, care va sem na dovada de înm ânare certificată de
agentul însărcinat cu înm ânarea.
(2) D acă destinatarul prim eşte citaţia, dar refuză să sem neze dovada de înm â
nare ori, din m otive întem eiate, nu o poate sem na, agentul va întocm i un proces-
verbal în care va arăta aceste îm prejurări.
(3) D acă destinatarul refuză să prim ească citaţia, agentul o va depune în cutia
poştală. în lipsa cutiei poştale, va afişa p e uşa locuinţei destinatarului o înştiin
ţare care trebuie să cuprindă:
a) anul, luna, ziua şi ora când depunerea sau, după caz, afişarea a fost făcută;
b) num ele şi prenum ele celu i care a făcut depunerea sau, după caz, afişarea şi
funcţia acestuia;
c) num ele, prenum ele şi dom iciliul sau , după caz, reşedinţa, respectiv sediul
celui înştiinţat;
d) num ărul dosarului în legătură cu care se face înştiinţarea şi denum irea
instanţei p e rolul căreia se află dosarul, cu indicarea sediului acesteia;
e) arătarea actelor de procedură despre a căror com unicare este vorba;
f) m enţiunea că după o zi, dar nu m ai târziu de 7 zile de la afişarea înştiinţării
ori, când există urgenţă, n u m ai târziu de 3 zile, destinatarul este în drept să se
prezinte la sediul instanţei de judecată pentru a i se com unica citaţia. C ând dom i
ciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul acestuia n u se află în localitatea unde
instanţa de judecată îşi are sediul, înştiinţarea va cuprinde m enţiunea că pentru
a i se com unica citaţia destinatarul este în drept să se prezinte la sediul prim ăriei
în a cărei rază teritorială locuieşte sau îşi are sediul;
g) m enţiunea că, în cazul In care, fără m otive tem einice, destinatarul nu se
prezintă pentru com unicarea citaţiei în interiorul term enului de 7 zile sau, după
caz, al term enului de 3 zile prevăzut la lit. f), citaţia se consideră com unicată la
îm plinirea acestui term en;
h) sem nătura celui care a depus sau a afişat înştiinţarea.
(4) M enţiunile de la alin. (3) lit. c)-g) se com pletează de către grefa instanţei.
Term enele prevăzute la alin. (3) lit. f) şi g) se calculează zi cu zi.
(5) D espre îm prejurările arătate la alin. (3) agentul va întocm i u n proces-
verbal, care v a cuprinde m enţiunile arătate la art. 164, acesta făcând dovada până
la înscrierea în fals cu privire la faptele constatate personal de cel care l-a încheiat.
(6) D acă destinatarul n u este găsit la dom iciliu o ri reşedinţă sau, după caz,
sediu, agentul îi va înm âna citaţia unei persoane m ajore din fam ilie sau, în lipsă,
oricărei alte persoane m ajore care locuieşte cu destinatarul ori care, în m od obiş
nuit, îi prim eşte corespondenţa.
(7) Când destinatarul locuieşte într-un hotel sau într-o clădire com pusă din mai
m ulte apartam ente şi nu este găsit la această locuinţă a sa, agentul îi va comunica
citaţia administratorului, portarului sau celui care, în mod obişnuit, îl înlocuieşte. In
396 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 163
aceste cazuri, persoana care prim eşte citaţia va sem na dovada de prim ire, agentul
certifieându-i identitatea şi sem nătura şi încheind un proces-verbal cu privire la
aceste îm prejurări. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în m od corespunzător.
(8) în cazul în care lipsesc persoanele prevăzute la alin. (6) şi (7), precum şi
atunci când acestea, deşi prezente, refuză să prim ească actul, su n t aplicabile dis
poziţiile alin. (3)-(5).
(9) în cazurile prevăzute la alin. (3) şi (8), agentul are obligaţia ca, în term en
de cel m ult 24 de ore de la depunerea sau afişarea înştiinţării, să depună citaţia,
precum şi procesul-verbal prevăzut la alin. (5), la sediul instanţei de judecată care
a em is citaţia ori, după caz, la cel al prim ăriei în raza căreia destinatarul locuieşte
sau îşi are sediul, urm ând ca acestea sâ com unice citaţia.
(10) C ând părţii sau reprezentantului ei i s-a înm ânat citaţia de către funcţio
narul anum e desem nat în cadrul prim ăriei, acesta are obligaţia ca, în term en de
cel m ult 24 ore de Ia înm ânare, să înainteze instanţei de judecată dovada de înm â
nare prevăzută la alin. (1), precum şi procesul-verbal prevăzut la alin. (5).
(11) C ând term enul prevăzut la alin. (3) iit. f) s-a îm plinit fără ca partea sau
un reprezentant al e i să se prezinte la prim ărie pentru a i se înm âna citaţia, func
ţionarul anum e însărcinat din cadrul prim ăriei va înainta instanţei de judecată,
de îndată, citaţia ce trebuia com unicată, precum şi procesul-verbal prevăzut la
alin. (5).
(12) D ispoziţiile prezentului articol se aplică şi la com unicarea sau notificarea
oricărui alt act de procedură.
C O M E N T A R IU
1. P rim irea actu lu i d e procedură şi certificarea sem n ătu rii d e stin ataru lu i. Prezentul
articol reglem entează proced ura de d rep t com un vizând com unicarea cita ţiei $i a aitor
acte de procedură.
Com unicarea actului de procedură se face d e către agentul însărcinat în acest sens
către persoana vizată, aceasta din urm ă având obligaţia de a sem na dovada de înm ânare
a actului de procedură.
Din dispoziţiile art. 164 alin. (1J lit. f) NCPC rezultă că certificarea sem năturii im plică
totodată sem narea dovezii d e înm ân are şi de către agentul procedural sau de funcţio
narul prim ăriei. în ipoteza Tn care destinatarul sau reprezentantul acestuia se prezintă la
sediul prim ăriei pentru ridicarea actului de procedură.
2. R e fu zu l/im p o sib ilitatea se m n ării d o ve zii d e în m â n a re . Dacă destinatarul pri
m eşte actul de procedură, dar refuză să sem neze dovada d e în m ân are ori, din motive
întem eiate (boală, infirm itate etc.), nu o poate sem na, agentul va întocm i un proces-
verbal în care va arăta aceste îm prejurări.
3. R efuzul p rim irii actu lu i de procedură. Dacă destinatarul refuză să prim ească actul
de procedură, agentul îl va depune în cu tia poştală, această prevedere având caracter de
noutate legislativă. Anterior, în ipoteza descrisă, actul de procedură se afişa pe uşa locu
inţei destinatarului, întocm indu-se un proces-verbal în m od corespunzător.
în actuala reglem entare, actul de procedură nu se mai afişează pe uşa destinatarului,
ci este introdus în cutia poştală. C h iar şi în ipoteza în care o atare cutie poştală nu există,
actul de procedură nu va m ai fi afişat pe uşa locuinţei destinatarului, fn acest ultim caz,
agentul va proceda la afişarea pe uşa locuinţei destinatarului a unei înştiinţări, care va
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 397
A rt. 163 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
cuprinde elem entele prevăzute în m od expres în alin. (3) dl art. 163 NCPC. Aceste m odifi
cări legislative au fost operate în vederea asigurării protecţiei vieţii private a persoanelor
Este de m enţionat faptul că în form a iniţială a noului Cod de procedură civilă, ante
rior m odificărilor aduse prin Legea nr. 76/2012, partea introductivă a art. 15S alin. (3),
actualul art. 163 alin. (3) NCPC, avea urm ătorul conţinut: „D acă destinatarul refuză să pri
m ească citaţia, agentul va depune în cutia poştală sau, în lipsă, va afişa pe uşa locuinţei
destinatarului o înştiinţare Prin urm are. în form a iniţială, actul de procedură care
era depus în cutia poştală era înştiinţarea, iar nu citaţia. Legea nr. 76/2012 a operat
m odificarea acestui articol în sensul că citaţia este cea care se depune în cutia poştală,
iar nu înştiinţarea, în privinţa acesteia existând num ai posibilitatea afişării, fiind om isă
însă corelarea corespunzătoare a art. 163 alin. (3) lit. a), b) şi h) şi alin. (9) N CPC care fac
referire în continuare şi la depunerea înştiinţării, iar nu num ai la afişarea sa.
M enţiunile arătate la alin. (3) lit. c)-g) din articol se com pletează în prealabil de gre
fierul instanţei, ceea ce presupune că o atare înştiinţare îi este înm ânata agentului odată
cu actul de procedură.
Din m om ent ce legea nu prevede în mod expres sancţiunea care intervine în ipoteza
în care sunt nesocotite elem ente ale acestei înştiinţări, apreciem că aceasta va fi nulita
tea condiţionată de existenţa unei vătăm ări procesuale.
După afişarea înştiinţării pe uşa locuinţei destinatarului, agentul însărcinat cu înm â-
narea actului de procedură îl va returna la sediul instanţei sau, în ipoteza în care do m i
ciliul sau reşedinţa destinatarului ori, după caz, sediul acestuia nu se află în localitatea
unde instanţa d e ju d e c a t! îşi are sediul, îl va depune la sediul prim ăriei în a cărei rază
teritorială locuieşte destinatarul sau îşi are sediul.
După o zi, dar nu mai târziu de 7 zile d e la afişarea înştiinţării, ori, când există urgenţă,
nu m ai târziu de 3 zile, destinatarul e ste în drept să se prezinte la sediul instanţei de ju d e
cată sau, după caz. al prim ăriei în a cărei rază teritorială locuieşte sau îşi are sediul pentru
a i se com unica actul de procedură.
Aceste dispoziţii au fost instituite în vederea eficientizării desfăşurării procesului, dat
fiind faptul că sancţiunea ce intervine în cazul în care, fără m otive tem einice, destinata
rul nu se prezintă pentru com unicarea citaţiei în interiorul term enului de 7 zile sau, după
caz, al term enului de 3 zile, este considerarea co legal îndeplinita a proced u rii d e citare
sau de com unicare o a lto r acte de procedura.
Este de precizat faptul că procedura de com unicare se consideră legal îndeplinită la
îm plinirea term enelor specificate anterior, ceea ce înseam nă că, spre exem plu, term e
nul pentru în m ln a re a citaţiei prevăzut d e art. 159 NCPC, în ipoteza în care destinatarul
refuză să prim ească citaţia sau nu este găsită nicio persoană la locul de citare, se va cal
cula d e la data expirării term enelor de 7 sau 3 zile, după caz.
De asem enea, procedura va fi considerată legal îndeplinită num ai p â n ă ia p ro b a con-
trarâ, partea în cauză având posibilitatea să facă dovada m otivelor tem einice (boală,
absenţă îndelungată de la dom iciliu în interes d e serviciu etc.) pentru care nu s*a pre
zentat în vederea com unicării actelor de procedură în interiorul term enelor respective.
Totodată, legea prevede în mod expres faptul că term en ele d e 7 ori de 3 zile se calcu
lează z i cu zi, ceea ce reprezintă o derogare de la dreptul com un vizând m odul d e calcul
al term enelor procedurale socotite pe zile, reglem entat d e art. 181 alin. (1) pct. 2 NCPC.
Ca atare, term enele procedurale vizate de articolul în discuţie nu se vo r calcula după sis
tem ul zilelor libere, ci calendoristic (spre exem plu, când înştiinţarea a fo st afişată pe data
d e 1 a lunii, procedura de com unicare se va considera îndeplinită dacă până pe data de 7
a lunii respective destinatarul nu s-a prezentat să-şi ridice actul de procedură).
398 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 163
4. în to cm ire a pro cesul ui-verbal. Despre refuzul prim irii de c it r e destinatar a actu
lui d e procedură, afişarea înştiinţării pe uşa locuinţei sale sau depunerea actului de
procedură în cutia poştală, agent uf însărcinat cu efectuarea com unicării va întocm i un
proces-verbal, care va cuprind e şi o serie de alte m enţiuni expres prevăzute de lege
(art. 264 N CPC). în ipoteza în care actul d e procedură este prim it d e destinatar, agentul
nu întocm eşte un proces-verbal, ci com pletează dovada de înm ânare precizată de
art. 163 alin. (1) şi 164 alin. (1) NCPC.
Procesul-verbal indicat anterior face dovada până 1a înscrierea în fals cu privire la
faptele constatate personal de cel care l-a încheiat (spre exem plu, afişarea înştiinţării,
refuzul prim irii actului de către destinatar etc.). Dată fiind existenţa acestei prevederi,
în accepţiunea noului Cod d e procedură civilă procesul-verbal în discuţie este asim ilat
înscrisului a u te n tic) n ceea ce priveşte regim ul ju rid ic stabilit de art. 270-271 NCPC.
Partea interesată are posibilitatea denunţării ca fals a procesului-verbal specificat,
u rm ln d u -se procedura reglem entată de art. 304-308 NCPC.
5. Lipsa destin ataru lu i d e la d o m iciliu /re şed in ţă/sed iu ori a ltă locuinţă. Cele m en
ţionate în precedent au în vedere ipotezele în care destinatarul fie prim eşte actul de pro
cedură, fie refuză acest lucru.
Dacă însă destinatarul nu este găsit la dom iciliu ori reşedinţă sau, după caz, sediu,
agentul va înm âna actul d e procedură unei perso a n e m a jo re din fa m ilie sau, în lipsă,
oricărei alte persoane m ajore care locuieşte cu destinatarul ori care, în m od obişnuit, Ti
prim eşte corespondenţa, dispoziţia fiind sim ilară reglem entării anterioare. Dacă agen
tu l înm ânează actul unui minor, fie şi m em bru al fam iliei destinatarului, procedura de
com unicare nu este legal îndeplinită, fiind lovită de sancţiunea nulităţii condiţionate de
existenţa unei vătăm ări.
Când destinatarul locuieşte într-un hotel sau într-o clădire com pusă din m ai m ulte
apartam ente şi nu este găsit la această locuinţă a sa, agentul îi va com unica citaţia adm i
nistratorului, portarului sau celui care, în m od obişnuit, îl înlocuieşte. în aceste cazuri,
persoana care prim eşte citaţia va sem na dovada de prim ire, agentul certificându-i iden
titatea şi sem nătura şi încheind un proces-verbal cu privire la aceste îm prejurări. Aceste
prevederi constituie reproduceri ale art. 92 alin. (3) C P C 1865. Dacă aceste persoane
prim esc actul de procedură, d a r refuză să sem neze dovada de în m ân are ori, din m otive
întem eiate (boală, infirm itate etc.). nu o pot sem na, agentul va întocm i un proces-verbal
în care va arăta aceste îm prejurări.
în cazul în care şi persoanele indicate anterior lipsesc sau, deşi prezente, refuză prim i
rea actului de procedură, su n t incidente dispoziţiile art. 163 alin. (3)-(5) NCPC referitoare
la inserarea actului d e procedură în cutia poştaiâ sau, în lipsa acesteia, la afişarea înştiin-
ţâ rii pe uşa im obilului, cu întocm irea unui proces-verbal corespunzător.
Se im pune m enţionarea faptului că lipsa persoanelor indicate în precedent nu echi
valează cu m utarea destinatarului de la adresa la care a fost c it a t în această ultim ă ipo
teză fiind incidente prevederile art. 166 NCPC.
6. D epunerea citaţiei sau a a lto r acte d e procedură la instanţă sau prim ărie. în ipo
tezele ce presupun afişarea unei înştiinţări pe uşa im obilului, agentul are obligaţia ca, în
term en de cei m ult 24 de ore de la afişarea înştiinţării, să depună actul de procedură,
precum şi procesul-verbal la sediul instanţei de judecată care a em is citaţia ori, după caz,
la cel al prim ăriei în raza căreia destinatarul locuieşte sau îşi are sediul, urm ând ca aces
tea să înm ân eze citaţia sau alt act de procedură în condiţiile art. 163 alin. {3) lit. f) N C P C
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 399
A rt. 164 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Când părţii sau reprezentantului ei i s-a înm ânat citaţia sau alt act de p ro c e d u ri de
către funcţionarul anum e desem nat în cadrul prim ăriei, acesta are obligaţia ca, în ter
m en d e cel m ult 24 d e ore de la înm ânare, să înainteze instanţei de judecată dovada de
înm ânare, precum şi procesul-verbal prevăzut la art. 163 alin. (5) N CPC. Ca atare, desti
natarul actului de procedură are posibilitatea prezentării la sediul prim ăriei în vederea
ridicării acestuia atât personal, d a r şi prin reprezentant, urm ând ca în faţa funcţionarului
însărcinat cu atribuţia în discuţie să fie prezentată şi dovada reprezentării.
Atunci când partea nu s-a prezentat la prim ărie în term en ele prevăzute de art. 163
alin. (3) lit. f) NCPC, funcţionarul an u m e însărcinat din cadrul prim ăriei va înainta instan
ţei de judecată, de îndată, actul de procedură ce trebuia com unicat, precum şi procesul-
verbal.
C O M E N T A R IU
Dacă actul de procedură este înm ânat destinatarului sau unei alte persoane desem
nate de lege, codul prevede obligativitatea întocm irii unei d o vezi de înm ânare de către
agentul însărcinat cu această atribuţie. Dacă însă actul de procedură nu poate fi înm ânat
destinatarului sau unei alte persoane desem nate de lege, agentul are îndatorirea de a
încheia un p ro ces-ve rb o i
400 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 165
A t it dovada d e înm ânare, cât şi procesul-verbal trebuie să conţină anum ite m enţiuni
prevăzute în m od expres de art. 164 alin. (1) şi (2) NCPC.
Sunt p re v iz u te s u b sancţiunea n u lită ţii urm ătoarele m enţiuni:
- a n u l, luna, ziua şi ora când dovada a fo st luată sau procesul-verbal a fost întocm it;
- num ele şi prenum ele sau denum irea, după caz, şi dom iciliul ori sediul destinataru
lui, cu arătarea num ărului etajului, apartam entului sau cam erei, dacă cel cîtat locuieşte
într-o clădire cu m ai m ulte etaje ori apartam ente sau în hotel, precum şi dacă actul de
procedură a fost înm ânat la locuinţa sa sau depus în cutia poştală. Dacă actul d e proce
dură a fost înm ânat ?n alt loc, se va face m enţiune despre aceasta;
- num ele, prenum ele şi calitatea celui căruia i s-a făcut înm ânarea, în cazul în care
actul de procedură a fost înm ânat altei persoane decât destinatarului;
- denum irea instanţei d e la care em ană citaţia ori alt act d e procedură şi numărul
dosarului;
- sem nătura celui care a prim it citaţia sau alt act d e procedură, precum şi sem nătura
agentului sau, după caz, funcţionarului de la prim ărie care o certifică, iar în cazul în care
se întocm eşte proces-verbal, sem nătura agentului, respectiv a funcţionarului prim ăriei.
Dat fiind faptul că sancţiunea nulităţii este expres prevăzută de lege, prin raportare la
art. 175 alin. (2) NCPC, partea interesată nu este obligată să facă dovada unei vâtăm ări
procesuale; aceasta fiin d pre 2 um atâ re la tiv de lege.
Este de rem arcat că singura m enţiune ce atrage, în caz de încălcare, sancţiunea nuli
tăţii condiţionate de existenţa şl dovedirea vătăm ării este cea vizând num ele, prenum ele
şi funcţia agentului, precum şl, dacă este căzui, a le funcţionarului de la prim ărie. Spre
deosebire d e reglem entarea anterioară, inserarea eronată sau necom pletarea rubricii
vizând num ele agentului procedural care a întocm it dovada sau procesul-verbal nu mai
este de natură să scutească partea d e dovada vătăm ării procesuale.
M enţiunile din procesul-verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care
l-a în to cm it nu po t fi com bătute decât prin procedura înscrierii în fals, procesul-verbal
fiind asim ilat înscrisului autentic su b aspectul regim ului juridic.
C O M E N T A R IU
1. C o m u n icarea actu lu i d e procedură prin agen t p ro ced u ral. La data sem n ă rii d o ve•
z ii de înm ânare a actului procedural de către destinatar, personal sau prin reprezentant,
de către persoanele m ajore din fam ilia acestuia sau cu care locuieşte ori care îi prim esc,
D su A Na r c is a Th so h a r i 401
A rt. 166 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
A rticolul 166 NCPC reprezintă o preluare parţial m odificată a art. 94 C P C 1365, în ana
liza căruia se im pun urm ătoarele observaţii:
402 D t U A N A R C IS A T H S O H A fti
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 167
A r t. 167* C itarea p rin p u b licitate. (1) C ând reclam antul învederează, m oti
vat, că, deşi a făcut tot ce i-a stat în putinţă, nu a reu şit să afle dom iciliul pârâtului
sau un alt loc unde ar pu tea fi citat potrivit legii, instanţa va putea încuviinţa
citarea acestuia prin publicitate.
(2) Citarea prin publicitate se face afişându-se citaţia la u şa instanţei, p e por
talul instanţei de judecată com petente şi la ultim ul dom iciliu cunoscut al celui
citat. In cazurile în care apreciază că este necesar, instanţa v a dispune şi publi
carea citaţiei în M onitorul O ficial al Rom âniei sau într-un ziar central de largă
răspândire.
(3) O dată cu încuviinţarea citării prin publicitate, instanţa va num i un curator
dintre avocaţii baroului, potrivit art. 58, care v a fi citat la dezbateri pentru repre
zentarea intereselor pârâtului.
(4) Procedura se socoteşte îndeplinită în a 15-a zi de la publicarea citaţiei,
potrivit dispoziţiilor alin. (2).
(5) Dacă cel citat se înfăţişează şi dovedeşte că a fost citat prin publicitate cu
rea-credinţă, toate actele de procedură ce au urm at încuviinţării acestei citări vor
fi anulate, iar reclam antul care a cerut citarea prin publicitate va fi sancţionat
potrivit dispoziţiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. c).
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 403
A rt. 167 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
1. Prem ise. In privinţa c itir ii prin publicitate, se im pun urm ătoarele precizări:
a) citarea prin publicitate presupune ca prim a prem isă im posibilitatea îndeplinirii
p ro ced u rii de citare cu pârâtul, ca urm are a faptului c i acesta nu-şi are dom iciliul sau
sediul la adresa indicată de reclam ant şi nici la cea existentă ?n evidenţele autorităţilor
în drept. Condiţia m enţionată este incidenţă şi în ipoteza în care procedura d e citare nu
poate fi îndeplinită, de exem plu, cu chem atul în garanţie, care în cadrul cererii de che
m are în garanţie are poziţia procesuală d e pârât;
b) cea de-a doua prem isă pentru dispunerea m ăsurii privind citarea prin publicitate
este reprezentată d e dovada tu tu ro r dem ersurilor efectuate d e p a r t e a c a r e a prom ovat
cererea pentru aflarea actualei adrese a pârâtului nelegal citat, nefiind su ficie n ţi sim pla
afirm aţie vizând necunoaşterea dom iciliului/sediului acestuia.
De regulă, o atare probă este efectuată prin ataşarea la dosar a relaţiilor obţinute
de la Direcţia Evidenţa Persoanelor şi A dm inistrarea Bazelor de Date sau a altei instituţii
sim ilare, în cazul persoanelor fizice, sau de la O ficiul Registrului Com erţului, în cazul per
so an elo r ju rid ice supuse înregistrării.
în acest sens, instanţa va pune în sarcina reclam antului obligaţia indicării actualei
adrese a pârâtului nelegal citat, sub sancţiunea a n u lirîi cererii, în condiţiile art. 200
NCPC, d a c i nu a fost stabilit în c i prim ul term en de judecată, sau su b cea a suspendă
rii judecăţii, potrivit art. 242 alin. (1) N C P C dacă lipsa procedurii de citare a intervenit
ulterior stabilirii prim ului term en d e ju d e c a ţi, iar pârâtul nelegal citat nu avea term en
în cunoştinţă.
Dacă reclam antul nu a reuşit, după efectuarea dem ersurilor specificate anterior, s i
afle actualul dom iciliu/sediu ai părţii nelegal citate, instanţa va putea încuviinţa citarea
acesteia prin publicitate (d a c i lipsa procedurii de citare a intervenit ulterior stabilirii pri
m ului term en de ju d e c a ţi, instanţa va pune în discuţia contradictorie a părţilor opo rtu ni
tatea luării acestei m ăsuri). Este de m enţionat faptul că, spre deosebire de reglem enta
rea anterioară, citarea prin publicitate nu reprezintă o m ă s u ri ce trebuie dispusă în mod
obligatoriu de către instanţă în circum stanţele prezentate, fiind lăsată la latitudinea sa,
existând alternativa suspendării ju decăţii procesului.
2. M o d alităţi d e citare prin pu blicitate. Citarea prin publicitate poate fi efectuată în
două m odalităţi: prin afişare sau atât prin afişare, cât şi prin publicarea citaţiei, prim a
m odalitate fiind obligatorie, iar cea de-a doua fa cu lta tiv i, p re vizu tă în com pletare,
instanţei aparţinându-i dreptul de a decide form a sub care citarea va fi realizată în fu n c
ţie de circum stanţele concrete ale cauzei, identificând cea mai bună m odalitate pentru
încunoştinţarea părţii despre existenţa procesului.
a) Citarea prin publicitate în m odalitatea afişării presupune expunerea citaţiei la
avizierul instanţei, la ultim ul dom iciliu al celui citat, precum şi postarea sa pe portalul
instanţei respective, toate cele trei form e fiind prevăzute d e lege în mod cum ulativ, astfel
încât instanţa nu poate dispune realizarea num ai a uneia dintre acestea pentru corecta
îndeplinire a procedurii de citare, dovezile îndeplinirii procedurii în această m odalitate
urm ând a se re g is i la dosar.
Citarea în a c e a s ti m odalitate se re a lize a zi potrivit art. 168 NCPC, şi anum e de către
grefieri în privinţa afişării la sediul instanţei şi de către agenţii însărcinaţi cu încheierea
actelor de procedură în privinţa a fiş ir ii în afara instanţei. încheindu-se un proces-verbal.
De asem enea, o atare citare este o bligatorie în ipoteza în care instanţa a d isp u s citarea
404 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 167
prin publicitate. Este d e rem arcat faptul că, spre deosebire de reglem entarea anterioară,
care prevedea num ai afişarea citaţiei ia uşa instanţei, în prezent citarea prin publicitate
presupune şi afişarea citaţiei la ultim ul dom iciliu al celui citat, cât şi postarea citaţiei pe
portalul instanţei.
b) Citarea prin publicitate în cea de-a doua m odalitate presupune, pe lângă afişarea
acesteia conform prevederilor arătate în precedent, ş i p ub licarea cita ţiei în M onitorul
O ficial ai Rom âniei sau într-un ziar central de largă răspândire, cele două form e de publi
care fiind prevăzute în mod alternativ, decizia privind alegerea uneia dintre ele fiind la
latitudinea instanţei, existând şi posibilitatea utilizării lor în m od cum ulativ, dacă se apre*
ciază ca fiind o m ăsură utilă.
în situaţia în care s-a acordat prim ul term en de judecatâ, citarea în această m odali
tate poate fi pusă în sarcina reclam antului, sub sancţiunea suspendării judecăţii, potrivit
art. 242 alin. {1} NCPC, la term enul de judecată urm ător fiind necesar ca acesta să ata
şeze la dosar dovada îndeplinirii procedurii în acest mod (în cazul citării prin m ica publici
tate, fiind necesar ca ziarul conţinând anunţul ju d iciar să fie depus la dosar, într-o formă
care să conţină şi data publicării acestuia).
M odalitatea de citare prin publicarea citaţiei are caracter fa cu lta tiv, fiind dispusă în
com pletarea prim ei m odalităţi de realizare a citării prin publicitate, dacă instanţa apre
ciază util.
3. Data în d e p lin irii p ro ced u rii. Procedura de citare se socoteşte îndeplinită în a 15-a
zi de la publicarea citaţiei (prin publicare înţelegându-se inclusiv afişarea). A preciem că
m om entul de la care se calculează term enul procedural de 15 zile are în vedere data
îndeplinirii ultim ei form e de publicare a citaţiei, independent dacă aceasta se realizează
prin afişarea sau prin afişare şi publicare. Term enul de 15 2ile se calculează în sistem ul
zile lo r libere, potrivit art. 181 alin. (1) pct. 2 N C P C
4. N um irea unui c u ra to r După încuviinţarea citării prin publicitate, instanţa va numi
un curator (avocat) pentru partea astfel citată, care va fi cita t la d ezb ateri pentru repre
zentarea intereselor pârâtului/intim atului. în privinţa curatorului sunt aplicabile dispozi
ţiile art. 58 N CPC, la care textul articolului analizat face trim itere.
Este de m enţionat că articolul în discuţie prevede num ai faptul citării curatorului pen
tru etapa dezbaterilor, iar nu şi pentru cea de cercetare a procesului, însă apreciem că
dezbaterile vizate de acest articol nu sunt num ai cele privind fondul litigiului, d a rşf restul
dezbaterilor existente în cadrul acestuia. D e asem enea, apreciem că în ipoteza în care
curatorul, deşi citat, nu se prezintă, se im pune am ânarea cauzeî şi citarea acestuia cu
avertism ent de am endă în caz de neprezentare, pentru a se da eficienţă norm ei juridice.
5. C itarea prin pu blicitate cu rea-credinţă. Dacă cel citat se înfăţişează şi dovedeşte
că a fost citat prin publicitate cu rea-credinţă, toate actele de procedură ce au urm at
încuviinţării acestei citări vo r fi anulate, iar reclam antul care a cerut citarea prin publi
citate va fi sancţionat cu am endâ ju d icia ră , potrivit art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. c ) NCPC.
Această prevedere este o preluare a art. 95 alin. (4) CPC 1865, cu m enţiunea că în
prezent nu se m ai prevede expres în cuprinsul articolului posibilitatea obligării recla
m antului şi la plata despăgubirilor către partea păgubită, în să acest drept subzistă, prin
raportare la art. 189 NCPC.
In ipoteza descrisă, instanţa va pune în discuţia părţilor incidenţa sancţiunii nulităţii
tu tu ro r m ăsurilor dispuse între m om entul încuviinţării citării prin publicitate şi cel al înfă
ţişării părţii, dispunând în consecinţă şi re p u n â n d în dezbaterea acestora m ăsurile ce au
făcu t obiectul anulării.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 405
A rt. 168-170 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
A ri. 1 6 8 . A fişarea. C ând legea sau instanţa dispune ca citarea părţilor sau
com unicarea anum itor acte de procedură sâ se facă prin afişare, această afişare
se v a face la instanţă de către grefier, iar în afara instanţei, de agenţii însărcinaţi
cu com unicarea actelor de procedură, încheindu-se u n proces-verbal, potrivit
art. 164, ce se v a depune la dosar.
C O M E N T A R IU
Com unicarea actelor de procedură prin afişare se realizează la instanţă d e către gre
fier (spre exem plu, afişarea citaţiei la uşa instanţei, în cazul citării prin publicitate), iar, în
afara instanţei, d e agenţii însărcinaţi cu com unicarea actelor de procedură - agenţi pro
cedurali ai instanţei, orice alt salariat al acesteia sau agenţi sau salariaţi ai altor instanţe
etc. (de pildă, afişarea citaţiei la ultim ul dom iciliu cunoscut al celui citat, în cazul citării
prin publicitate).
Atât grefierul, c i t şi agenţii m enţionaţi în precedent v o r întocm i un p roces-verb a l în
mod corespunzător, ale cărui m enţiuni sunt prevăzute în mod expres de art. 164 NCPC,
acesta fiind ataşat la dosar.
în ipoteza în care procesul-verbal m enţionat nu este ataşat la dosar, procedura de
com unicare a actului de procedură prin afişare nu este legal îndeplinită, fiind necesară
refacerea acesteia.
A ri. I C om unicarea în tre avocaţi sau co n silieri ju rid ici. După sesizarea
instanţei, dacă părţile au avocat sau consilier juridic, cererile, întâm pinările ori
alte acte se pot com unica direct între aceştia. In acest caz, cel care prim eşte cererea
v a atesta prim irea p e însuşi exem plarul care urm ează a fi depus la instanţă sau,
după ca z, prin orice alte m ijloace care asigură îndeplinirea acestei proceduri.
C O M E N T A R IU
Pentru facilitarea desfăşurării procesului şi, totodată, pentru degrevarea instanţelor,
noul Cod d e procedură civilă a preluat într-o form ă u şo r dezvoltată art. 86’ CPC 1865,
introdus prin Legea nr. 202/2010.
Procedura d e com unicare directă a actelor în tre avocaţii sau consilierii juridici ai păr
ţilo r este legal îndeplinită num ai dacă dovada p rim irii acestora este ataşată la dosar (spre
exem plu, prin prezentarea exem plarului actului sem nat de prim ire d e către avocatul/
consilierul ju rid ic al părţii vizate de com unicare) sau dacă avocatul/consilierul ju rid ic al
părţii respective declară expres în faţa instanţei faptul că actul de procedură i-a fost
com unicat, făcându-se m enţiune în încheierea de şedinţă.
Este d e m enţionat în acest context art. 184 alin. (2) NCPC, ce instituie un caz nou de
echipolenta, considerându-se că actul a fo st com unicat părţii şi în cazul în care aceasta a
prim it su b sem nătură co pie de pe act.
406 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 171-172
(2) Partea are dreptul sâ ridice şi între term ene, sub sem nătură, actele de pro
cedu ră şi înscrisurile prevăzute la alin. (1).
C O M E N T A R IU
Prim a teza a alin. (1) dl art. 170 N CPC constituie reproducerea art. 9 6 teza I C P C 1865.
Este de m enţionat faptul c i cea de*a ll-a teză a art. 96 CPC 1865 vizând dreptul p ir -
ţii căreia i s-a făcu t com unicarea actelor de procedură în şedinţa de a solicita am ânarea
cauzei pentru a lua cunoştinţă de acestea nu m ai este expres reglem entat în cadrul aces
tu i articol. A preciem în s i c i partea se poate prevala în continuare de acest d re p t prin
raportare la dispoziţiile art. 159 NCPC, ce instituie un term en d e cel puţin 5 zile înaintea
term enului de judecata pentru înm ânarea actelor de p ro ce d u ri către parte, sub sancţiu
nea nulităţii.
Com unicarea actelor d e p ro ce d u ri sau a înscrisurilo r de c it r e instanţă în şedinţă
im plică obligaţia părţii sau a reprezentantului său d e a le prim i, refuzul acestora având
drept c o n se c in ţi considerarea ca legala a com unicării prin sim pla ataşare a acestora la
dosar.
Prin exprim area refuzului prim irii actelor în şedinţă, partea nu pierde în s i dreptul de
a le prim i, acestea putând fi ridicate a t lt la term enele d e ju d e c a ţi ulterioare, c i t şi între
term ene, cu întocm irea în dosar de c it r e grefier a unui referat corespunzător, sem nat şi
datat, în care se vo r consem na dezataşarea filelo r respective şi în m in a re a lor c it r e par
tea solicitantă.
C O M E N T A R IU
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 407
A rt. 173-174 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
Articolul 172 NCPC reprezintă reproducerea în principiu a dispoziţiilor art. 98 CPC 1865.
Schim barea locului citării unei părţi în cursul procesului decurgând, spre exem plu,
din m utarea acesteia la o a lt i adresa, trebuie adusă la cunoştinţa instanţei prin cerere
scrisă d ep u să la dosar, precum şi părţii adverse, prin scriso a re recom andată, a cărei reci-
pisă de predare se va ataşa la dosar.
Sancţiunea care intervine în cazul în care partea om ite să facă o atare încunoştinţare
este aceea că procedura de citare se va considera legal îndeplinită la vech iu l lo c d e citare.
Este de rem arcat faptul că art. 172 NCPC nu face referire decât ia procedura de citare,
iar nu şi la aceea de com unicare a altor acte de procedură. O atare diferenţiere pre
zintă reală im portanţă, întrucât în reglem entarea precedentă, dacă partea îşi schim base
dom iciliul pe parcursul procesului şi nu în cunoştinţa se despre aceasta instanţa, com uni-
ca re a hotărârii la adresa anterioară era una legală, chiar dacă dovada se returna ka dosar,
de pildă, cu m enţiunea „destinatar m utat", de la m om entul unei astfel de com unicări
curgând term enele de declarare a căilor de atac, iar hotărârea dobândind, după caz,
caracter definitiv. Apreciem însă că actualul art. 172 NCPC trebuie interpretat extensiv,
incidenţa sa acoperind şi com unicarea celorlalte acte de procedură.
Dacă partea nu şi-a respectat obligaţia de încunoştinţare cu privire ia schim barea
locului de citare în faţa prim ei instanţe, apreciem că, spre deosebire de practica judiciară
şi doctrina existente în contextul vechiului cod, în căile de atac nu va fi aplicabil art. 172
NCPC, astfel încât procedura d e citare nu se va considera în continuare legal îndeplinită.
Această soluţie se întem eiază pe un argum ent de text, articolul în discuţie m enţionând
expres faptul că, în cazul în care partea nu face această încunoştinţare, procedura de
citare pentru aceeaşi instanţă este valabil îndeplinită la vechiul loc de citare.
C O M E N T A R IU
408 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 174
C O M E N T A R IU
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 409
A rt. 174 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
N ulitatea virtuală este aceea care nu este prevăzută de lege în mod expres, dar care
rezultă im plicit din încălcarea unei condiţii d e valab ilitate a actului de procedură [art. 157
alin. (1) lit. b), f), g), art. 164 alin. (1) lit. b) şl alin. (2) NCPC etc.).
Deosebirea de regim ju rid ic este statuată în cuprinsul art. 175 alin. (2) NCPC, potrivit
căruia în ca 2ul nulităţilor expres prevăzute d e lege, vătăm area este prezum ată, partea
interesată putând face dovada contrară, urm ând a fî analizată în cadrul com entariului
corespunzător acestuia.
Cele două clasificări analizate pot fi com binate, putând exista: nulită ţi absolu te şi
exprese (de exem plu, nulitatea m inutei nesem nate de către judecătorul ori judecătorii
ce au pronunţat-o, potrivit art. 401 alin. (2) NCPC]; nulităţi absolute ş i virtua le (de exem
plu, nulitatea ce se desprinde din art. 15 NCPC, text care consacră principiul oralităţii);
nulită ţi relative ş i exprese [spre exem plu, nulitatea instituită prin art. 157 alin. (1) lit. k)
NCPCJ; nulităţi rela tive ş i virtuale [de exem plu, în cazul ascultării, ca martor, a unei rude
sau afin până la gradul al treilea cu una din părţi, potrivit art. 315 alin. (1) pct. 1 NCPC].
2.3. N u lita te a totală ş i n u lita te a p a rţia lă . Din definiţia nulităţii prevăzută de art. 174
alin. (1), cât şi din dispoziţiile art. 179 alin. (1) NCPC, potrivit căruia actul de procedură
nul sau anulabil este desfiinţat, în tot sau parte, d e la data îndeplinirii lui, rezultă că nuli
tatea poate fî totală sau parţială.
Prin urm are, tn funcţie d e întinderea efectelor ju rid ice, nulitatea poate fi totală,
atunci când sancţiunea afectează întregul act de procedură, sau parţială, atunci când
sancţiunea afectează num ai o parte a actului de procedură, cealaltă parte răm ânând
valabilă şi p ro d u cân d u -şiîn continuare efectele juridice.
Spre exem plu, potrivit art. 496 alin. (2) NCPC, în caz de adm itere a recursului, hotă
rârea atacată poate fi casată, în to t sau în parte. Dat fiind faptul că hotărârea casată nu
are nicio putere prin raportare la art. 500 alin. (1) NCPC, rezultă că, în caz de casare par
ţială, partea din hotărâre care a fost m enţinută dobândeşte autoritate de lucru judecat,
în tim p ce partea din hotărâre casată este lovită de nulitate.
2.4. N u lita te a p ro p rie ş i n u lita te a deriva tă . Potrivit art. 179 alin. (3) NCPC, desfiin
ţarea unui act de procedură atrage şi desfiinţarea actelor de procedură urm ătoare, dacă
acestea nu pot avea o existenţă de sine stătătoare.
Clasificarea nulităţilor în proprii şi derivate are la bază m otivul care a determ inat
incidenţa acestei sancţiuni. Astfel, dacă nulitatea a operat pentru nerespectarea cerinţelor
prevăzute de lege pentru valabilitatea actului de procedură respectiv, nulitatea este p ro
prie, în schim b, d a c i actul de procedură este nul num ai ca urm are a dependenţei sale de
un alt act, nulitatea este derivată {condiţiile prevăzute de lege pentru valabilitatea sa fiind
respectate). Ca exemplu de nulitate proprie m enţionăm nulitatea cererii pentru netinv
brarea acesteia în term en, iar ca nulitate derivată am intim nulitatea hotărârii pentru nele
gala citare a uneia dintre părţi la term enul la care instanţa a reţinut cauza în pronunţare.
2.5. N u lita te a extrin se ca ş î n u lita tea intrinsecă- Nulitatea extrinsecă este aceea care
vizează nerespectarea unor cerinţe legale exterioare actului d e procedură, având inci
denţă asupra valabilităţii sale (spre exem plu, com petenţa, plata taxelo r d e tim b ru, nele*
gala com punere sau constituire a instanţei etc.).
N ulitatea intrinseca este aceea care priveşte nesocotirea unor cerinţe interne, proprii
actului de procedură respectiv (de pildă, lipsa obiectului cererii de chem are în judecată,
consem narea eronată în cuprinsul citaţiei a denum irii instanţei ori a term enului stabilit
pentru înfăţişarea părţii etc.).
410 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 175
Aceste ultim e două clasificări po t fi, de asem enea, com binate, existând, spre exem
plu, nulităţi p ro p rii ş i extrinseci (nulitatea cererii de chem are în judecată pentru neplata
taxelo r judiciare de tim bru, de pildă) şi nulitâţi p ro p rii ş i in trin seci (spre exem plu, nuli
tatea citaţiei decurgând din inserarea eronată a num elui celui citat). N ulităţile derivate
presupun ca prem isă existenţa unui act de procedură nuf, care atrage nulitatea şi a unui
alt act de procedură, deşi, în privinţa acestuia din urm ă, cerinţele legale pentru valida
sa întocm ire erau întrunite, sancţiunea fiind o consecinţă a legăturii ju rid ice dintre cele
două acte. A cest din urm ă act este afectat de o nulitate derivată, întrucât nulitatea nu
decurge din nerespectarea condiţiilor sale d e validitate, ci din dependenţa acestuia cu
un act lovit d e nulitate proprie. Prin urm are, nu se pot com bina nulităţile derivate cu
nulităţile extrinseci sau intrinseci, acestea din urm ă vi 2ând un act de procedură lovit de
o nulitate proprie.
2.6. N u lita te a co n d iţio n a tă ş i n u lita te a n e co n d iţio n a tă . în funcţie de necesitatea
condiţiei existenţei unei vătăm ări pentru intervenţia sancţiunii, nulitatea se clasifică în
nulitate condiţionată de existenţa unei vătăm ări şi nulitate necondiţionată de existenţa
acesteia, analiza lor form ând obiectul com entariilor aferente art. 175 şt art. 176 NCPC.
Art* 1 7 5 . N u litatea con d iţion ată. (1) A ctul de procedură este lovit de nu li
tate dacă prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus părţii o vătăm are care nu
poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea acestuia.
(2) In cazu l nulităţilor expres prevăzute de lege, vătăm area este prez u mată,
partea interesată putând face dovada contrară.
C O M E N T A R IU
1. C o n d iţiile n u lităţii. Articolul 175 NCPC descrie regim ul ju rid ic al nulităţii condiţio
nate d e existenţa unei vătăm ări, acest tip de sancţiune reprezentând regula, în tim p ce
nulitatea necondiţionată constituie excepţia, concluzie ce transpare din faptul enum eră
rii legale a nulităţilor necondiţionate.
Aceste prevederi legale form ează d rep tu l com un în m ateria nulităţilor actelor de pro
cedură, aplicându-se ori de câte ori nu este cazul unei nulităţi necondiţionate.
Condiţiile cerute de lege pentru incidenţa sancţiunii nulităţii condiţionate sunt urm ă
toarele: nerespectarea cerinţelor legale ale unui act de procedură, existenţa unei vătă
m ări determ inate d e nerespectarea condiţiilor legale ale actului de procedură şi vătăm a
rea să nu poată fi înlăturată decât prin desfiinţarea actului de procedură.
Cele trei condiţii trebuie întrunite cum ulativ pentru incidenţa san cţiun ii nulităţii con
diţionate, lipsa uneia neputând fi com plinită prin prezenţa celorlalte.
De asem enea, pentru calificarea unei nulităţi ca fiind condiţionată sau necondiţio
nată nu are relevanţă felul nulităţii (absolută sau relativă, expresă sau virtuală etc.).
2. N erespectarea cerin ţelo r legale a le unui a ct de procedură. Spre deosebire de
reglem entarea anterioară, care prevedea în art. 105 alin. (2) CPC 1865 drept cauze de
nulitate condiţionată neobservarea form elor legale şi necom petenţâ funcţionarului, în
actualul cod a fost elim inată ipoteza vizând necom petenţâ funcţionarului. Această m odi
ficare de text, coroborată cu art. 176 pct. 6 NCPC, potrivit căruia nulitatea nu este condi
ţionată d e existenţa unei vătăm ări în cazul încălcării unor cerinţe legale extrinseci actului
de procedură, fundam entează concluzia că efectuarea unui act de procedură de către un
funcţion ar ne com petent este lovită de nulitate necondiţionată de existenţa unei vă tă-
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 411
A rt. 175 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
m iri (spre exem plu, nulitatea unui act em is d e către un executor judecătoresc necom
petent).
De asem enea, utilizarea sintagm ei „nerespectarea cerinţei legale” în noul cod este
p re fe ra b ili celei de „neobservare a form elor legale" din vechea reglem entare, care avea
un caracter generic şi putea fi interpretată în sens larg drept încălcare a regulilor de des
făşurare a procesului civil, lim itln d u -se astfel în m od incorect sfera nulităţilor necondiţio
nate num ai la necom petenţă instanţei, expres prevăzută în art. 105 alin. (1) CPC 1865.
Cauzele de nulitate con diţion at! sunt reprezentate de nerespectarea cerinţelor legale
a le unui act d e procedură, cu excepţia celo r prevăzute în m od expres în art. 176 NCPC
şi care atrag incidenţa unei nulităţi necondiţionate (capacitatea procesuală, reprezenta
rea procesuală, com petenţa instanţei, com punerea sau constituirea instanţei, publicita
tea şedinţei de judecată, alte cerinţe legale extrinseci actului de p ro ce d u ri, dacă legea
nu dispune altfel). Prin urm are, ca re g u li, nulităţile condiţionate su n t nulităţi intrinseci.
3. Existenţa unei vătăm ări d e term in ate d e neresp ectarea co n d iţiilo r lega le a le a ctu
lui de p ro ced ură. în prim ul rând, vătăm area n u coincide cu in teresu l p o rţii d e o invoca
nulitatea actu lu i de procedura, acesta d in u r m ă f iin d o condiţie d e exerciţiu a acţiunii
civile, prin urm are inclusiv a cererii de declarare a nulităţii actului de procedură.
Spre exem plu, cererea unei părţi d e anulare a raportului de expertiză pentru conside
rentul nelegalei sale citări la efectuarea expertizei (nulitate derivată din nulitatea actului
de procedură al citării), în condiţiile în care aceasta s~a prezentat totuşi la faţa locului
şi a participat fa efectuarea expertizei, asistată fiind d e avocat şi d e expert-parte, tre*
buie respinsă ca lipsită de tem ei, din m om ent ce nu i s*a pricinuit vreo vătăm are şi, prin
urm are, nu su n t întrunite cum ulativ condiţiile legale pentru incidenţa sancţiunii nulităţii
condiţionate. în exem plu dat, instanţa trebuie însă să analizeze cu prioritate respectarea
co ndiţiilor de exerciţiu ale cererii în declararea nulităţii actului de procedură, astfel încât,
în m ăsura în care concluziile raportului de expertiză îi sunt pe deplin favorabile, s i proce
deze la respingerea cererii ca lipsită de interes. Dacă însă există interesul invocării nulită
ţii raportului de expertiză, concluziile acestuia nefiindu-i favorabile părţii nelegal citate,
instanţa va respinge cererea de anulare a raportului de expertiză ca lipsită de tem ei pen
tru argum entele expuse anterior.
în al doilea rând, prin vătăm are se în ţelege un prejud iciu procesual™, care poate fi sau
nu de ordin m aterial. Spre exem plu, nelegala citare a părţii pentru term enul de ju d e c a ţi
urm ător e fe c tu irii expertizei, în condiţiile în care aceasta nu avea term en în cunoştinţă,
poate produce o vătăm are decurgând din im posibilitatea form ulării în term en a obiecţi-
unilor la raportul de expertiză.
în al treilea rând, dovada existenţei vătăm ării în cazul nulităţilor condiţionate depinde
de calificarea nulităţii ca fiind expresă sau virtuală.
în ipoteza în care nulitatea este expresă, sim ilar reglem entării anterioare, existenţa
vătăm ării este prezum atâ legal, astfel în cât partea care in v o c i nulitatea este dispen
sată de dovada vătăm ării. Caracterul acestei prezum ţii legale este relativ, concluzie ce
decurge din dispoziţia potrivit căreia partea interesată poate face d ovada contrară, pro
bând inexistenţa vătăm ării părţii ce a invocat nulitatea. Apreciem că, după îm prejurări, şi
instanţa poate reţine din oficiu faptul inexistenţei vătăm ării, ch iar şi în situaţia unei nuli
tăţi exprese, cum este în cazul prezentării părţii la faţa locului efectuării expertizei în ipo
teza în care nu a fost citată cu cel puţin 5 zile înaintea term enului d e efectuare a lucrării,
412 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 176
potrivit art- 335 alin. (1) NCPC. Un alt exem plu în acelaşi sens ar fi reprezentat de situaţia
în care procedura de citare a unei părţi nu a fost legal îndeplin ită, întrucât în citaţie nu a
fost co rect inserată adresa sa, însă partea a prim it personal citaţia şi a sem nat dovada de
înm ân are a acesteia, neexistând în acest caz o vătăm are procesuală.
în ipoteza în care nulitatea este virtuală, existenţa vătăm ării nu este prezum ată
le g a l astfel încât partea interesată a invoca nulitatea are obligaţia p ro b ă rii vătăm ării, ?n
m ăsura în care aceasta nu rezultă cu evidenţă din îm prejurările cauzei sau d in finalitatea
form ei procedurale ne respectate.
Este de m enţionat că în privinţa nulităţii necondiţionate a actului de procedură nu
prezintă vreo relevanţă caracterul prezum at sau nu al vătăm ării, din m om ent ce aceasta
nu reprezintă o condiţie pentru incidenţa sancţiunii.
4. V ătăm area să nu poată fi în lătu rată decât prin d e sfiin ţarea actu lu i d e procedură.
Potrivit art. 177 alin. (1) NCPC, ori de câte ori este posibilă înlăturarea vătăm ării fără anu
larea actului, judecătorul va dispune îndreptarea neregutarităţilor actu\u\ de procedură,
în conform itate cu art. 177 alin. (2) N CPC, nulitatea nu poate fi acoperită dacă se pro-
duce sau subzistă o vătăm are.
Prin urm are, dacă vătăm area poate fi înlăturată printr-o altă m odalitate, actul de pro
cedură nu va fi anulat. Spre exem plu, dacă m inuta este sem nată de judecător, nulitatea
hotărârii judecătoreşti decurgând din nesem narea acesteia de către acelaşi judecător
poate fi acoperită prin sem narea sa ulterioară.
în situaţia în care instanţa dispune refacerea în întregim e a a ctu lu i d e procedura, nu
suntem în prezenţa înlăturării vătăm ării, ci instanţa trebuie să dispună mai întâi anularea
actului, iar apoi efectuarea aceluiaşi act d e procedură cu respectarea form elor prevăzute
de lege. Spre exem plu, dacă partea nu a fost legal citată la efectuarea expertizei pentru
efectuarea căreia era nevoie de o lucrare la faţa locului, m otiv pentru care nu s-a prezen
tat, instanţa, la solicitarea părţii respective, va dispune anularea raportului de expertiză,
urm ând a dispune refacerea probei, cu obligaţia expertului de a se conform a dispoziţiilor
art. 335 alin. (1) N C P C
C O M E N T A R IU
1. Enum erarea legală. Articolul 176 N CPC enum era cazurile de nulitate necondiţio
nată de existenţa unei vătăm ări, sancţiune ce intervine independent de prod u cerea sau
nu a unei vătăm ări părţii prin nerespectarea cerinţei legale la efectuarea actului d e pro-
cedură.
Enum erarea legală din noua reglem entare este una de natură să pună capăt con-
traverselo r existente în privinţa cazurilor de nulitate necondiţionată, în trecut existând
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 413
A rt. 176 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
opinii potrivit cărora num ai în situaţia de necom petenţâ a instanţei ne aflam rn prezenţa
unei nulităţii necondiţionate, aceasta fiind prevăzută în art. 105 alin. (1) CPC 1865. De
asem enea, se rem arcă redactarea riguroasă în actuala reglem entare a pct. 3 al articolu
lui în discuţie, Tn sensul existenţei unei nulităţi necondiţionate în ipoteza necom petenţei
instanţei, îa rm / a jud ecăto rului, cum prevedea codul anterior.
2. C ap acitatea pro cesu ală ceruta d e lege. Capacitatea procesuală d e folosinţă şi de
exerciţiu constituie o condiţie d e exerciţiu a acţiunii civile, potrivit art. 32 alin. ( 1 ) lit. a)
NCPC.
în raport de art. 56 alin. (3) teza a ll-a NCPC, actele de procedură în deplinite d e cel
care nu are capacitate de fo lo sin ţă sunt lovite de nulitate absolu ta. Totodată, în confor
m itate cu art. 57 alin. (4) teza I NCPC, actele de procedură îndeplinite d e ce l care nu are
exerciţiul d rep tu rilo r proced urale sunt anulabile.
A preciem că sancţiunea în cauză constituie o nulitate extrinsecă a actului d e proce
d u r i, pentru care legea prevede în m od expres faptul necondiţionării incidenţei safe de
existenţa unei vătăm ări.
Capacitatea este o cerinţă legală extrinsecă a actului de procedură, nevizând o con
diţie internă, proprie acestuia. Condiţiile pentru validitatea unui act ju rid ic civil nu coin
cid, de principiu, cu cele ale actului de procedură, în prim ul rând datorită faptului că nu
toate actele de procedură conţin o m anifestare d e voinţă (spre exem plu, procesul-verbal
d e înm ân are a citaţiei, înştiinţarea, som aţia vizează exclusiv constatarea unei operaţiuni
procedurale), ceea ce dim potrivă reprezintă esenţa oricărui act ju rid ic civil. în al doilea
rând, conţinutul actelor de procedură, desem nând specificarea tu tu ro r m enţiunilor sau
elem entelor cerute de lege, reprezintă de fapt tot un asp ect de form ă. Pentru aceste
argum ente, condiţiile cerute pentru validitatea unui act d e procedură nu trebuie delim i
tate, sim ilar actului ju rid ic civil, în condiţii de fond şi de form ă, ci în condiţii intrinseci şi
extrinseci.
De altfel, din în săşi m odalitatea de redactare a textului art. 176 pct. 6 NCPC, care face
referire la „alte cerinţe legale extrinseci actului de procedură", rezultă că toate cerinţele
legale m enţionate la pct. 1-S ale aceleiaşi dispoziţii constituie condiţii extrinseci afe actu
lui procedural.
3. Reprezentarea procesuală. Potrivit art. 82 alin. (1) NCPC, când instanţa constată
lipsa dovezii calităţii d e reprezentant a celui care a acţionat în num ele părţii, va da un ter
m en scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.
A preciem că sancţiunea în cauză constituie o nulitate extrinsecă a actului de proce
dură (pentru considerente sim ilare celor m enţionate în privinţa cerinţei capacităţii), pen
tru care legea prevede în m od expres faptul necondiţionării incidenţei sale de existenţa
unei vătăm ări.
4. Co m p eten ţa in stan ţei. Ca regulă, actele d e procedură efectuate de către o instanţă
necom petentă, independent de felul norm elor de com petenţă încălcate (necom petenţâ
generală, m aterială sau teritorială), sunt nule, fără ca pentru constatarea incidenţei aces
tei sancţiuni să fie necesară existenţa unei vătăm ări, a flâ n d u -n e în prezenţa unei nulităţi
extrinseci.
Prin urm are, hotărârea pronunţată asupra fondului drepturilor deduse judecăţii sau
încheierea prin care instanţa necom petentă a soluţionat o excepţie procesuală ori a apli
cat sancţiunea decăderii unei părţi dintr-un anu m it drept sunt lovite de nulitate.
414 D t U A N A K iS A T U tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 176
în ipoteza în care prim a instanţă necom petentă general a so luţio nat ca m a , dezînves-
tindu-se prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti, nulitatea acesteia poate fi invo
cată în apel sau, după caz, în recurs, în funcţie de calea de atac de care aceasta este sus
ceptibilă, ch iar dacă nu a fo st invocată în faţa prim ei instanţe, prin raportare la art. 130
alin. {1} NCPC. Dacă hotărârea prim ei instanţe este atacată cu apel, însă acesta este res
pins ca nefondat, m otivul necom petenţei generale fiind găsit neîntem eiat sau fiind om is
a fi cercetat de instanţa de apel, iar decizia din apel este susceptibilă d e recurs, necom -
petenţa generală a prim ei instanţe poate fi invocată ca m otiv de casare, prin raportare
la art. 4 8 8 alin. (2).
Dacă instanţa necom petentă m aterial sau teritorial exclusiv a soluţionat cauza, dez-
învestindu-se prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti, nulitatea acesteia poate fi
invocată în apel sau, după caz, în recurs (m otivul d e casare fiind cel prevăzut d e art. 488
alin. (1) pct. 3 NCPC], în funcţie de calea de atac d e care aceasta este susceptibilă, num ai
dacă a fost invocată de către părţi la prim ul term en de judecată la care părţile au fost
legal citate în faţa prim ei instanţe, potrivit art. 130 alin. (2) NCPC, însă aceasta a respins
excepţia ca lipsită de tem ei sau a om is să se pronunţe asupra sa. Dacă hotărârea prim ei
instanţe este atacată cu apel, însă acesta este respins ca nefondat, m otivul necom pe
tenţei fiind găsit neîntem eiat sau fiind om is a fi cercetat de instanţa de apel, iar decizia
din apel este susceptibilă de recurs, necom petenţă m aterială sau teritorială exclusivă a
prim ei instanţe poate fi invocată ca m otiv de casare, prin raportare la art. 4 8 8 alin. {2} cu
referire la alin. (1) pct. 3 al aceluiaşi articol.
în ipoteza com petenţei terito riale de drept com un sau alternative, dacă instanţa
necom petentă teritorial a soluţionat cauza, dezîn vesti ndu*se prin pronunţarea unei
hotărâri judecătoreşti, nulitatea acesteia poate fi invocată num ai în apel şl doar dacă a
fost invocată de către pârât prin întâm pinare sau, dacă întâm pinarea nu este obligatorie,
cel m ai târziu la prim ul term en de judecată la care părţile au fost legal citate în faţa pri
m ei instanţe, potrivit art. 130 alin. (3) NCPC.
Hotărârile instanţei de recurs po t fi atacate cu contestaţie în anulare, în ipoteza în
care hotărârea dată în recurs a fo st pronunţată de o instanţă necom petentă absolut şi,
deşi se invocase excepţia corespunzătoare, instanţa d e recurs a om is să se pronunţe asu
pra acesteia, potrivit art. 503 alin. (2) pct. 1 NCPC.
Prin derogare, potrivit art. 137 NCPC, în cazul declarării necom petenţei, dovezile
a d m in is t r a t e i faţa instanţei necom petente răm ân câştigate ju decăţii şl instanţa com
petentă învestită cu soluţionarea cauzei nu va dispune refacerea lor decât pentru motive
tem einice.
Dispoziţiile citate, având caracter de excepţie, sunt de strictă interpretare şi aplicare,
ca atare nu po t fi extinse şi în privinţa altor acte de procedură. Prin urm are, Instanţa
com petentă, învestită ca urm are a declinării com petenţei de soluţionare a cauzei sau
în tem eiul deciziei d e anulare sau de casare cu trim itere a cauzei instanţei com petente,
va trebui să repună în discuţie excepţiile procesuale invocate în faţa instanţei necom pe
tente şi soluţionate de aceasta, precum şi o rice alte incidente procesuale şi să se pro
nunţe din nou asupra acestora.
5. C o m p unerea sau co n stitu irea instanţei. Nulitatea actului de procedură efectuat
de către o instanţă ne le g a l com pusă (spre exem plu, judecarea unui recurs în com plet
de doi judecători, judecarea unui apel de către un ju d ecăto r incom patibil absolut, care
a soluţionat cauza în prim ă Instanţă, judecarea unei cauze de com petenţa unui judecă
to r definitiv de către un judecător stagiar etc.) sau d e către o instanţă n e le g a l constituită
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 415
A rt. 176 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
(spre exem plu, judecarea unei cauze în absenţa grefierului d e şedinţă sau a procurorului,
în ipoteza în care participarea acestuia era obligatorie etc.) constituie o nulitate extrin
secă. necondiţionată de existenţa unei vătăm ări.
N orm ele care reglem entează com punerea şi constituirea instanţei sunt norm e de
organizare judecătorească şi, de principiu, încălcarea acestora poate fi invocată oricând,
în orice stadiul a! judecării cauzei (prin excepţie, norm ele care reglem entează incom pati
bilitatea reglem entată de art. 42 NCPC au caracter d e norm e de ordine privată).
Astfel, dacă s-a pronunţat o hotărâre de prim ă instanţă cu nerespectarea dispoziţiilor
privind incom patibilitatea absolută, partea interesată sau procurorul poate declara apel
îm potriva unei astfel de hotărâri judecătoreşti lovite de nulitate, dacă hotărârea este
susceptibilă de această cale de atac. In ipoteza descrisă, instanţa de control ju d iciar va
ad m ite a pel u I, va a n u la în to t p roced u ra u rm ată în faţa p ri m e i i n sta nţe şi hotă râ rea a ta cată
şi va retine procesul spre rejudecare, prin raportare la dispoziţiile art. 480 alin. (6) NCPC.
Dacă în prim a instanţă s-a pronunţat, cu nerespectarea dispoziţiilor privind incom
patibilitatea absolută, o hotărâre susceptibilă num ai d e recurs, partea interesată sau
procurorul poate declara recurs îm potriva unei astfel d e hotărâri judecătoreşti lovite de
nulitate, invocându-se m otivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 1 NCPC. în
această ipoteză, apreciem că sunt incidente prin analogie dispoziţiile art. 53 alin. (3) teza
a ll-a NCPC, potrivit cărora dacă instanţa de recurs constată că recuzarea a fost greşit
respinsă, va adm ite recursul, va casa hotărârea, dispunând trim iterea cauzei spre rejude
care la instanţa de apel sau, atunci când calea de a ta c a apelului este suprim ată, la prim a
instanţă, dispoziţiile art. 53 alin. (3) N CPC derogând d e la art. 4 9 8 afin. (1) din acelaşi cod.
A rgum entul pentru care considerăm că sunt aplicabile dispoziţiile art. 53 alin. (3) teza
a ll-a N CPC este acela că situaţia în care un judecător, incom patibil absolut, a soluţionat
cauza, fără a fi recuzat şi f ă r i a declara că se abţine, este echivalentă cu aceea în care un
judecător, incom patibil absolut, a soluţionat cauza, întrucât cererea părţii de recuzare a
fost respinsă, m otiv pentru care se im pune adoptarea aceleiaşi soluţii.
Cele m enţionate în precedent su n t aplicabile şî în ipoteza în care instanţa de apel a
pronunţat, cu nerespectarea dispoziţiilor vizând incom patibilitatea absolută, o hotărâre
susceptibilă de recurs.
Hotărârea instanţei de recurs poate fi atacată cu contestaţie în anulare în ipoteza în
care a fost pronunţată cu încălcarea norm elor referitoare 1a alcătuirea instanţei, însă nu
mai în condiţiile în care judecătorul sau partea a form ulat declaraţie de abţinere ori cerere
de recuzare în recurs, însă s-a om is soluţionarea acestora, prin raportare la dispoziţiile
art. 503 alin. (2) pct. 1 NCPC. Este de m enţionat faptul că, potrivit art. 503 alin. (3) NCPC,
dispoziţiile alin. ( 2 ) pct. 1 , printre alte puncte, se aplică în mod corespunzător hotărârilor
instanţelor de apel care, potrivit legii, nu pot fi atacate cu recurs.
Totodată, hotărârea instanţei de recurs poate fi atacată cu contestaţie în anulare în
situaţia ?n care partea recurentă invocase m otivul de casare prevăzut de art. 4 8 8 alin. {! )
pct. 1 NCPC, iar instanţa a respins recursul, om iţând să se pronunţe asupra acestui motiv,
prin raportare la dispoziţiile art. 503 alin. (2) pct. 3 NCPC.
Articolul 45 teza a ll-a NCPC reprezintă o derogare de la term enul instituit de art. 44
NCPC, m otivele de incom patibilitate absolută putând fi invocate printr-o cerere de recuzare
a judecătorului care soluţionează cauza până la închiderea dezbaterilor asupra acesteia.
Această dispoziţie nu înseam nă că în recurs s-a r putea invoca pentru prim a dată
incom patibilitatea unui judecător care a participat la judecarea cauzei în prim ă instanţă.
416 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 177
în condiţiile în care hotărârea dată în prim ă instanţă era susceptibilă de apel, prin rapor
tare la art. 488 alin. (2) NCPC.
Astfel, dacă partea a atacat hotărârea prim ei instanţe direct cu recurs pe m otivul
nelegalei alcătuiri a acesteia, fără a declara an terio r apel, deşi hotărârea era suscepti
bilă de exerciţiul acestei căi de atac, recursul va fi respins ca inadm isibil, în tem eiul dis
poziţiilor art. 4 5 9 alin. (1) şi alin. (2) teza I NCPC. Nu v o r fi incidente prevederile art. 459
alin. (2) teza a ll-a NCPC, potrivit cărora, cu titlu de excepţie, o hotărâre susceptibilă
de apel şi de recurs poate fi atacată, înăuntrul term enului de apel direct cu recurs, la
instanţa care a r fi fo st com petentă să ju d ece recursul îm potriva hotărârii date ?n apel,
dacă părţile consim t expres, prin în scris autentic sau prin declaraţie verbală, dată în faţa
instanţei a cărei hotărâre $e atacă şi consem nată într-un proces-verbal, întru cât în acest
caz recursul poate fi exercitat num ai pentru încălcarea sau aplicarea greşită a norm elor
de drept m aterial, incom patibilitatea fiind o instituţie de drept procesual.
Dacă hotărârea prim ei instanţe este atacată cu apel, însă acesta este respins ca
nefondat, m otivul incom patibilităţii fiind găsit neîntem eiat sau fiind om is a fi cercetat de
către instanţa de apel, iar decizia din apel este susceptibilă d e recurs, nelegala com pu
nere sau constituire a prim ei instanţe poate fi invocată ca m otiv d e casare, prin raportare
la art. 4 8 8 alin. (2) cu referire la alin. (1) pct. 1 al aceluiaşi articol.
6. Pub licitatea şed in ţei de ju d e ca tă. Potrivit art. 17 N C P C şedinţele de ju decatâ sunt
publice, în afară d e cazurile prevăzute d e lege. Raţiunea instituirii acestui principiu are ca
fund am en t asigurarea garanţiilor de existenţă a unui proces echitabil.
Prin excepţie, şedinţele nu sunt publice atunci când se desfăşoară în cam era de consiliu,
potrivit legii [an. 213 alin. (1), art. 240 alin. (1), art. 244 alin. (3) şi (4)»', art. 51 alin. (1) NCPC
e tc ], sau când au fost declarate secrete de către instanţă [art. 213 alin. (2) NCPC].
Dacă instanţa procedează la efectuarea unui act d e procedură în şedinţă secretă, fără
a exista dispoziţie expresă pentru a legitim a o atare m ăsură, actul va fi lovit d e nulitate
cu caracter extrinsec, independent de existenţa sau nu a unei vătăm ări cauzate uneia
dintre părţi.
7. A lte cerinţe legale e xtrin se ci ale actu lu i d e procedură, daca legea nu d isp u n e
altfel. Noul cod instituie, ca principiu, faptul că nulitateo extrinsecă este o nulitate necon*
diţionată de existenţa u n e i vătăm ări. Spre exem plu, neplata taxelor ju diciare de tim
bru în cuantum ul legal, efectuarea actului de procedură în cadrul term enului prohibitiv,
necom petenţâ executorului judecătoresc sunt cauze care conduc la incidenţa unei nuli-
tăţi necondiţionate. Efectuarea unui act de procedura cu nerespectarea term enului legal
im perativ atrage sancţiunea nulităţii, însă aceasta decurge din aplicarea sancţiunii decă
derii, potrivit art. 185 alin. (1) teza finală N C P C
Prin excepţie, există condiţii extrinseci actului de procedură care nu co n du c la sancţi
unea nulităţii, ci la aplicarea unei alte sancţiuni prevăzute de lege, cum este cea a decă
derii, spre exem plu.
111 C u privire la m ă su rile tran zito rii p e n tru p u n e re a în a p lica re a noului C o d d e p ro ce d u ră civila stabilite prin
art. XII din Le ge a nr. 2/2013, a s e v e d e a infro, co m e n tariile d e la art. 24.
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 417
A rt. 177 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
în ipoteza nulită ţilo r condiţionate, sancţiunea nulităţii e$te incidenţă num ai dacă
vătăm area produsa prin nesocotirea cerinţelor legale la întocm irea actului de procedură
n u p o a te f i înlăturată decât p rin desfiinţarea actului.
Prin urm are, o atare sancţiune operează in extrem is. O ri de câte ort instanţa are posi
bilitatea legală a înlăturării vătăm ării, va dispune îndreptarea neregularităţilor actului de
procedură, fără a proceda la declararea nulităţii sale. Spre exem plu, dacă m inuta este
sem nată d e judecător, nulitatea hotărârii judecătoreşti decurgând din nesem narea aces
teia de către acelaşi ju d ecăto r poate fi acoperită prin sem narea sa ulterioară. Este de
m enţionat că num ai nulitatea hotărârii judecătoreşti decurgând d in nesem narea aces
teia poate fi evitată prin sem narea sa ulterioară, iar nu şi nulitatea m inutei, aceasta din
urm ă neputând fi sem nată ulterior, întrucât ar echivala cu o pronunţare la un term en
subsecvent celui !a care pricina a fost deja soluţionată.
De asem enea, a ctu l de proced ură n u va f i a n u la t dacă p â n ă ia m om en tul pronunţării
asupra excepţiei d e nulitate a dispărut cauza acesteia. Un exem plu pentru situaţia înfăţi
şată a r fi reprezentat d e ipoteza com plinirii d e către reclam ant a lipsurilor cererii de che
m are în judecată până la prim ul term en de judecată, când instanţa nu va m ai dispune
anularea cererii, chiar dacă term enul legal de 10 zile pentru acoperirea carenţelor cererii
a fo st depăşit, întrucât cauza nulităţii a dispărut până la m om entul pronunţării asupra
excepţiei de nulitate (exem plul dat vizează situaţia în care dosarul nu ar fi adus ju d e că
torului la expirarea celor 10 zile d e ia prim irea com unicării de către reclam ant pentru
anularea cererii, în condiţiile art. 200 NCPC). D e asem enea, în exem plul înfăţişat nu s-ar
putea su sţine incidenţa sancţiunii decăderii pentru nerespectarea term enului de 10 zile
şi ca atare aplicabilitatea art. 177 alin. (2) NCPC, conform căruia nulitatea nu poate fi
acoperită dacă a intervenit decăderea, întrucât art. 200 alin. (3) N CPC a derogat d e la
sancţiunea decăderii în ipoteza nesocotirii term enului legal vizat, instituind o sancţiune
distinctă şi anum e cea a nulităţii.
în situaţia în care instanţa dispune refacerea în întregim e a actului de procedură, nu
suntem în prezenţa înlăturării vătăm ării, ci instanţa trebuie să dispună m ai întâi anularea
actului, iar apoi efectuarea aceluiaşi act de procedură cu respecta rea form e lor prevăzute
d e lege. Spre exem plu, dacă partea nu a fost legal citată la efectuarea expertizei ce nece
sita o lucrare la faţa locului şi nici nu s-a prezentat, instanţa, la solicitarea părţii respec
tive, va dispune anularea raportului de expertiză, urm ând a dispune refacerea probei, cu
obligaţia expertului de a se conform a dispoziţiilor art. 335 alin. (1) NCPC.
N ulitatea n u p o a te f i acoperită dacă a intervenit decăderea o ri o altă sancţiu ne p ro
cedurală sa u d acă s e p rodu ce o ri subzistă o vătăm are. Spre exem plu, dacă partea efec
tuează un a ct procedural peste term enul legal im perativ, acesta este lovit de nulitate ca
urm are a intervenirii san cţiun ii decăderii părţii din dreptul de a efectua actul, nulitatea
neputând fi evitată dacă decăderea a fost pronunţată anterior de către instanţă.
418 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 178
C O M E N T A R IU
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 419
A rt. 178 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
M odalitatea de invocare a nulităţii absolute d e către parte e$te prin cererea de apel, dacă
legea nu prevede altfel, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 470 alin. (3) NCPC. Nulitatea
absolută poate fi invocată din oficiu de către instanţa de apel, însă aceasta constituie un
drept al sau, iar nu o obligaţie, prin raportare la art. 479 alin. (l)t e z a a li-a NCPC;
- dacă hotărârea pronunţată în prim ă instanţă este susceptibilă de recurs, nulitatea
absolută poate fi invocată de câtre parte sub form a unui m otiv de casare în recurs, prin
cererea de recurs, dacă legea nu prevede altfel, o m otivare tardivă atrăgând sancţiunea
nulităţii, potrivit art. 489 alin. (1) NCPC. M otivele de casare care sunt de ordine publică
pot fi ridicate din oficiu d e către Instanţă, ch iar după îm plinirea term enului de m otivare
a recursului, fie în procedura de filtrare, fie în şedinţă publică, conform art. 489 alin. (3)
NCPC, instanţa de recurs nefiind obligată să le invoce, dispoziţiile m enţionate instituind
o num ai facultate a sa;
- dacă hotărârea de prim ă instanţă a fost atacată cu apel, în cadrul căruia s-a invocat
ca m otiv nulitatea absolută, şi, deşi a fost invocat în term en, a fo st respins sau instanţa
de apel a om is să se pronunţe asupra sa, decizia din apel fiind însă susceptibilă d e recurs,
în cadrul acestuia partea este în drept să invoce nulitatea absolută a actului de proce
dură efectuat în prim ă instanţă, în m ăsura în care se include în vreunul dintre m otivele
d e casare legale, prin raportare la art. 488 alin. (2) NCPC;
- d a c ă hotărârea d e prim ă instanţă a fost atacată cu apei, în cadrul căruia nu s-a invo
cat nulitatea absolută a actului de procedură efectuat în prim ă instanţă, iar această cale
d e atac a fo st respinsă ca nefondată, fiind însă susceptibilă de recurs, în cadrul acestuia
partea nu m ai este în drept, de principiu, să invoce nulitatea absolută a actului d e pro
cedură efectuat în prim ă instanţă, întrucât, potrivit art. 4 8 8 alin. (2) NCPC, m otivele de
casare nu pot fi prim ite decât dacă ele nu au putut fi invocate pe calea apelului sau în
cursul judecării apelului ori, deşi au fo st invocate în term en, au fo st respinse sau instanţa
a o m is să se pronunţe asupra lor.
Prin raportare la existenţa sau nu a posibilităţii de renunţare la dreptul d e invocare
a sancţiunii, apreciem că, deşi părţile practic ar putea renunţa la dreptul d e invocare a
nulităţii absolute, o atare posibilitate nu şi-a r atinge finalitatea, întrucât nulitatea abso
lută poate fi invocată şi de către instanţă, din oficiu, sau d e către procuror, independent
d e conduita procesuală a părţilor.
3. In vo carea nu lităţii relative. Din punctul de vedere al titularilo r dreptului de invo
care a sancţiunii, nulitatea relativă poate fi invocată n u m a i de către p a rtea interesată.
Prin urm are, textul prevede, cu caracter de principiu, că nulitatea relativă nu poate fi
invocată din oficiu de către instanţă sau de către procuror.
Prin excepţie, potrivit dispoziţiilor art. 153 alin. (2) NCPC, instanţa va am âna ju d e ca
rea şi va dispune să se facă citarea ori de câte ori constată că partea care lipseşte nu a
fost citată cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege su b sancţiunea nulităţii.
A preciem că în cazul citat, deşi nulitatea care intervine pentru nelegala îndeplinire
a procedurii de citare are caracter relativ, aceasta poate fi invocată din oficiu în tem eiul
dispoziţiilor citate anterior, care constituie o derogare de la regim ul ju rid ic al nulităţii
relative. în tr-o altă argum entaţie, s-a r putea considera că citarea părţilor constituie pre
m isa asigurării principiului contradictorialităţii în procesul civil, astfel încât dispoziţiile
citate a r avea caracter de ordine publică şi ca atare ar justifica invocarea nulităţii d e către
instanţă din oficiu.
De asem enea, o altă excepţie o constituie nulitatea relativă a actului de procedură
efectuat de către o persoană fără capacitate procesuală de exerciţiu, ce poate fi invocată
şi de către instanţă, în orice stare a procesului.
420 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 178
în art. 178 alin. (2) teza finală NCPC, potrivit căruia nulitatea relativă poate fi invocată
num ai dacă neregularitatea nu a fost cauzată prin propria faptă a părţii interesate, codul
instituie o aplicaţie a principiului nem o a u d itu r propria m turpitudinem ollegans, nim ă
nui nefiindu-i perm is să invoce în susţinerea intereselor sa le propria culpă şi nici să se
apere valorificând un asem enea tem ei, această prevedere figurând şi în codul anterior, în
art. 108 alin. (d).
Spre exem plu, dacă partea îşi schim bă dom iciliul la care a fost citată în cursul proce
sului şi nu înştiinţează despre aceasta instanţa, potrivit art. 172 NCPC, nelegala sa citare
la vechiul dom iciliu cu ocazia efectuării unei expertize nu poate fi invocată d e către par
tea respectivă, întrucât neregularitatea în cauză a fost consecinţa propriei sale fapte.
Este de m enţionat faptul câ această prevedere vizează e x d u siv nulitatea relativă, iar
nu şi pe cea absolută, din m om ent ce aceasta din urm ă poate fi invocată şi de instanţă
din oficiu sau d e procuror.
în funcţie de m om entul procesual până la care poate fi invocată sancţiunea, nulitatea
relativă poate fî susţinută, dacă legea nu prevede altfel, după cum urm ează:
a) p en tru neregularităţile săvârşite p â n ă la începerea ju d e că ţii, prin întâm pinare sau,
dacă întâm pinarea nu este obligatorie, la prim ul term en de judecată (cu procedura de
citare legal îndeplinită};
b) p en tru neregularităţile săvârşite în cu rsu l ju d ecă ţii, la term enul la care s*a săvâr-
şit neregularitatea sau, dacă partea nu este prezentă, la term enul de judecată im ediat
urm ător şi în ain te de a pune concluzii pe fond.
Prevederea „la term enul de ju d eca tă im ediat urm ăto r ş i înainte d e a p u n e concluzii
p e f o n d ’ vizează situaţia în care ia term enul d e judecată im ediat urm ător celui la care a
fost săvârşită neregularitatea, când partea vătăm ată nu a fost d e faţă, se acordă cuvân
tul şi asupra fondului dreptului dedus judecăţii. Cu alte cuvinte, dacă la term enul de
judecată im ediat urm ător se acordă cuvântul asupra fondului cauzei, este necesar ca
partea vătăm ată să invoce nulitatea înainte d e acest m om ent. Dacă la term enul de ju d e
cată im ediat urm ător nu se acordă cuvântul asupra fondului cauzei, discutându-se alte
aspecte, nulitatea poate fi invocată până la fî naiul acelui term en.
Dacă partea nu a fo st legal citată la efectuarea expertizei, aceasta este în drept să
invoce nulitatea citării şi a raportului de expertiză la term enul de judecată la care rapor
tu l a fo st depus la dosar, iar nu la term en ele de judecată urm ătoare acestuia. în măsura
în care !d term enul de judecată la care raportul a fost depus la dosar instanţa acordă
cuvântul asupra fondului cererii, partea vătăm ată nu m ai este în drept s l invoce nulita
tea raportului de expertiză în cuprinsul concluziilor.
Dacă părţile au începu t să pună concluzii asupra fondului cauzei, în condiţiile art. 392
NCPC, toate nulităţile relative determ inate d e neregularităţi ale actelor de procedură
efectuate anterior acestui m om ent se v o r acoperi. în căile d e atac, părţile v o r m ai putea
invoca num ai nulităţi relative vizând hotărârea judecătorească pronunţată de prima
instanţă, iar nu şi neregularităţi anterioare pronunţării acesteia.
Prin raportare la existenţa sau nu a posibilităţii de renunţare la dreptul de invocare
a sancţiunii, p a rtea interesată p o a te renunţa, expres sau tacit, la d rep tu l de invocare a
nulităţii relative, iară posibilitatea unui alt subiect de drept de a o invoca în locul acesteia.
Renunţarea expresă la dreptul de invocare a sancţiunii nulităţii relative se trans
pune în declaraţia părţii interesate în acest sens, consem nată în încheierea de şedinţă.
Instanţa, în m ăsura în care constată câ persoana care renunţă la invocarea nulităţii are
acest drept, va lua act d e renunţarea form ulată.
O su A Na r c is a Th so h a r i 421
A rt. 178 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Renunţarea tacită la dreptul de a invoca nulitatea relativă rezultă din circum stanţe
d e natură a nu lăsa nicio îndoială asupra intenţiei părţii de acoperire a nulităţii. Astfel,
faptul părţii interesate de a se prevala de efectele actului de procedură lovit de nulitate
relativă are sem nificaţia unei renunţări tacite la dreptul de a invoca nulitatea acestuia.
Spre exem plu, îm prejurarea că partea form ulează obiecţiuni ta conţinutul raportului de
expertiză, constând exclusiv în aspecte ce ţin de tem einicia acestuia, fără a invoca nele
gala sa citare la faţa locului, dacă aceasta avea caracter obligatoriu, im plică o renunţare
im plicită la dreptul de a invoca nulitatea relativă a raportului de expertiză.
Sancţiunea care intervine în ipoteza lipsei invocării nulităţii relative a actului de pro
cedură în term enul legal m enţionat este decăderea din exerciţiul acestui drept, nefiind
însă echivalentă renunţării tacite la dreptul de a invoca nulitatea relativă.
Potrivit art. 178 alin. (5) NCPC, toate cauzele d e nulitate a actelor de procedură deja
efectuate trebuie invocate deodată, sub sancţiunea decăderii părţii din dreptul d e a le
m ai invoca. Deşi în raport de m odul de redactare a textului legal s-a r putea da o inter
pretare distinctă, apreciem că se are în vedere situaţia în care în privinţa unui act d e pro
cedură su n t incidente m ai m ulte c a u îe de nulitate relativă, iar nu d e nulitate absolută,
în tru câ t acestea din urm ă pot fi invocate oricând, potrivit art. 178 alin. (1) NCPC.
4. M odu l de In v o ca re a nu lităţii a cte lo r d e procedură. în ipoteza în care procesul civil
este în curs d e desfăşurare, nefiind pronunţată o soluţie finală în faza procesuală respec
tivă, independent dacă judecata se află în prim ă instanţă sau în calea de atac, m ijlocul de
invocare a nulităţii este reprezentat de excepţia procesu a lă .
Este de m enţionat faptul că, în caile de atac, excepţiile procesuale vizează exclusiv
neregularităţi în privinţa exerciţiului căii de atac respective, ia r nu m otive de nelegalitate
a le hotărârii atacate. Ca atare, utilizând term inologia juridică adecvată, excepţiile invo
cate în etapele căii de a ta c nu p o t p rivi decât calea de a ta c concret exercitată (excepţia
tardivităţii, excepţia necom petenţei, excepţia nulităţii recursului pentru nem otivare în
term en e t c ) , iar nu ne legalitate a hotărârii prim ei instanţe, care poate fi susţinută exclu
siv prin m otivele căii de otoc.
Spre exem plu, nulitatea unei hotărâri judecătoreşti decurgând din faptul pronunţării
sale de către o instanţă necom petentă se va invoca prin interm ediul căii de atac, ca motiv
al acesteia. O atare nulitate nu va fi invocată pe cale de excepţie procesuală în calea de
atac. Num ai în m ăsura în care instanţa de control ju d iciar nu este com petentă să soluţio
neze calea de atac cu care a fost învestită, necom petenţă poate fi invocată pe cale de
excepţie procesuală.
în aceeaşi ordine d e idei, daca partea care declară calea de atac invocă su b denum i
rea de „excepţie procesuală" necom petenţă prim ei instanţe, instanţa de control ju d iciar
o va califica d rep t m o tiv o l c â ii de atac exercitate, fără a se pronunţa în concret în cursul
ju decăţii căii de atac respective asupra excepţiei invocate, ci nulitatea hotărârii atacate
decurgând din necom petenţă instanţei care a pronunţat-o va face obiectul analizei pe
fond a căii de atac.
Totodată, dacă partea care invocă necom petenţă prim ei instanţe nu a declarat cale
d e atac, invocarea excepţiei în cadrul căii de atac exercitate de partea adversă are ca rac-
ter inadm isibil, întrucât tinde la desfiinţarea soluţiei prim ei instanţe, în condiţiile în care
partea respectivă nu a declarat cale de atac.
A naliza anterioară îşi păstrează valabilitatea şi în privinţa oricăror alte neregularităţi
procedurale, nefiind circum scrisă exem plului dat referitor la necom petenţă.
422 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T it l u l IV . a ctele oe pr o ced u r ă A rt. 179
în m ăsura în care nulitatea d fost invo cat! pe cale de excepţie procesuală, aceasta
fiind calea procedurală corectă în raport de com entariul făcut în p re ce d e n t instanţa se
va pronunţa prin încheiere dacă excepţia se respinge sau dacă excepţia se adm ite, în
acest ultim caz num ai cu condiţie ca judecatâ să continue, instanţe nedezînvestindu-se
de soluţionarea litigiului. Dacă instanţa adm ite excepţia procesuală invocată şi se dezîn-
vesteşte de judecata cauzei, se va pronunţa o sentinţă, dacă pricina a fo st soluţionată în
prim ă instanţă, sau o decizie, dacă priveşte judecata apelului sau a recursului ori rejude-
carea cauzei cu reţinere după anularea hotărârii în apel sau casarea sa în recurs.
Dacă în cauză a fost pronunţată o hotărâre judecăto rea scă, neregularităţile procedu
rale ce privesc judecata acesteia pot fi invocate prin interm ediul că ilo r de otoc.
Nulitatea actelor de executare sau a executării silite înseşi poate fi invocată pe calea
contestaţiei Io executare, în condiţiile Capitolului VI al Titlului I din Cartea a V-a a codului.
COMENTARIU
1. D esfiinţarea actu lu i d e p ro c e d u ri. Pentru ca sancţiunea nulităţii să opereze este
necesar ca instanţa judecătorească să o declare p rin încheiere, sentinţa sa u decizie, după
caz. în m ăsura în care o atare sancţiune nu a fost pronunţată de către instanţa judecăto
rească, chiar şi în ipoteza nulităţilor absolute, actul de procedură respectiv se bucură în
continuare d e validitate. în situaţia în care nulitatea nu a fo st declarată d e instanţa ju d e
cătorească în to t cursul procesului, fiind epuizate toate căile procedurale prin care a r fi
putut fi invocată, actul de procedură, deşi efectuat cu nerespectarea cerinţelor legale, va
fi considerat un act valabil.
Un act de procedură declarat nul de către instanţa judecătorească pentru m otive de
nulitate absolută sau anulat pentru m otive de nulitate relativă va fi desfiinţat în tot sau
în parte, neproducându-şi efectele ju rid ice în m ăsura desfiinţării. Ca exem plu de nuli
tate parţială, hotărârea judecătorească poate fi casată şi în parte, în caz d e adm itere a
recursului declarat îm potriva sa, potrivit art. 496 alin. (2) NCPC.
Sancţiunea nulităţii actului de procedură operează retroactiv, efectele acestei sanc
ţiu n i p ro d u cln d u -se de la m om entul efectuării actului de procedură respectiv, iar nu de
la data declarării nulităţii sa le de către instanţa judecătorească.
2. Refacerea actu lu i d e p ro c e d u ri. După declararea nulităţii actului de procedură,
instanţa de judecată, dacă este cazul, va putea dispune refacerea acestuia, cu respecta
rea tu tu ro r condiţiilor d e validitate (spre exem plu, refacerea unei expertize după anu*
larea raportului de expertiză în to cm it cu nelegala citare a părţii care a invocat nulita
tea). Refacerea actului de procedură se dispune, de regulă, de câ tre a cee a şi instanţă, în
m ăsura în care nu s-a dezînvestit de soluţionarea cauzei şi nulitatea este susceptibilă de
a fi pronunţată de către aceasta, neconstituind o rem ediere a unei greşeli de judecată
statuate într-o încheiere interlocutorie.
D su A Na r c is a t h io h a m 423
A rt. 179 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
Dacă nulitatea este declarată d e către o instanţă d e apel prin adm iterea căii de atac,
actele de procedură v o rfi refăcute de către aceasta, în condiţiile anulării hotărârii prim ei
instanţe şi judecării procesului de câtre instanţa de ape!, prin evocarea fondului. Aceeaşi
este şi situaţia în care instanţa de apel îşi constată propria com petenţă de judecare a
cauzei în prim ă instanţă, potrivit art. 480 alin. (5) NCPC, sau când exista un alt m otiv de
nulitate, iar prim a instanţa a judecat în fond, potrivit art. 480 alin. (6) NCPC.
Dacă însă instanţa de apel, anulând hotărârea prim ei instanţe, va trim ite cauza spre
rejudecare acesteia, p rim o instanţa va fi aceea care va proceda ia refacerea actului
d e procedură. De asem enea, dacă instanţa de apel stabileşte că prim a instanţă a fost
necom petentă, iar necom petenţă a fost invocată în condiţiile legii, va anula hotărârea
atacată şi va trim ite cauza spre rejudecare instanţei com petente, potrivit art. 480 alin. (4)
NCPC, aceasta din urm ă procedând la refacerea actului.
Sim ilar s e v a proceda şi în ipoteza recursului, refacerea actului d e procedură urm ând
a fi în sarcina instanţei de recurs sau o a ltei instanţe, după cum casarea este cu reţinere
sau trim itere.
3. A n u lare a actelor d e procedură su bsecvente. Potrivit art. 179 alin. (3) NCPC, care
constituie o preluare a art. 106 alin. {1) CPC 1865, desfiinţarea unui act d e procedură
atrage şi desfiinţarea actelor de procedură urm ătoare, dacă acestea n u p o t avea o exis
tenţă de sin e stătătoare.
Dacă actul d e procedură subsecvent este independent faţă d e actul de procedură
declarat nul, acesta îş? va m enţine valabilitatea (spre exem plu, nulitatea procedurii de
citare a unei părţi la un term en la care a fost audiat un m artor nu atrage nulitatea rapor
tului de expertiză în to cm it ulterior).
Dacă însă actul de procedură subsecvent este relaţionat de un act anterior, decla
rarea nulităţii acestuia va atrage şi nulitatea actului urm ător (spre exem plu, nulitatea
m inutei decurgând din nesem narea acesteia de către judecători va atrage şi nulitatea
hotărârii judecătoreşti redactate în ba 2a acesteia).
Deşi articolul m enţionat se referă num ai la răsfrângerea nulităţii asupra actelor de
procedură posterioare, nulitatea unui act de procedură p o a te antrena ch ia r ş i nulitatea
u n o r acte anterioare (spre exem plu, nulitatea hotărârii decurgând din faptul că a fost
pronunţată de alţi judecători decât cei care au participat la dezbaterea în fond a pricinii
se răsfrânge şi asupra dezbaterilor, deşi acestea s-au desfăşurat cu respectarea cerin
ţelor legale, iar neregularîtatea procedurală a intervenit num ai cu prilejui deliberării şi
pronunţării);11.
4. Efecte decurgând din natura pro p rie a actului d e procedură. Nulitatea lipseşte
actul de efectele sale în ceea ce priveşte funcţia sa procedurală, dar, dacă actul cuprinde
m a nifestări de voinţa, d eclaraţii sa u con statări de fa p t, acestea îşi vo r produce efectele
[o cerere d e chem are în judecată anulată poate fi folosită ca o m ărturisire extrajudiciară
ori poate servi ca un începu t d e dovadă scrisă; un în scris autentic declarat nu( pentru
vicii de form ă păstrează puterea doveditoare a unui în scris sub sem nătură privată sau,
după caz, constituie începu t de dovadă scrisă, prin raportare la art. 271 alin. (2) NCPC;
nulitatea pentru necom petenţă nu aduce, de regulă, atingere probelor adm inistrate în
instanţa necom petentă, potrivit art. 137 NCPC etc.]|J>.
C O M E N T A R IU
1. N o ţiun e. Noul Cod de procedură civilă defineşte term enul d rep t intervalul de tim p
în care poate fi în d e p lin it un act de procedura sau în care este interzisă îndeplinirea aces*
tuia.
Term enul poate consta în s l şi într-o zi fixă, iar nu num ai într-un interval de tim p, spre
exem plu term enul de adm inistrare a probei testim oniale.
De asem enea, term enul poate fi reprezentat şi d e un m om ent procesual, spre exem
plu prim ul term en de judecată, închiderea dezbaterilor etc.
2. C lasificare. Term enele procedurale se clasifică după cum urm ează:
2 .1 .
în fu n c ţie d e izv o ru l lo r, term enele se divid în term ene legale (stabilite în mod
expres d e lege), judecătoreşti (stabilite de instanţă) sau convenţionale (stabilite de părţi).
Spre exem plu, su n t term ene legale cele stabilite de art. 89 alin. (2) NCPC - term enul
de 15 zile înaintea term enului im ediat urm ător renunţării, pentru executarea obligaţiei
m andatarului de înştiinţare a m andantului şi a instanţei cu privire la renunţarea sa la
îm puternicire; art. 159 NCPC - term enul de 5 2 iie înaintea term enului de judecată pen
tru înm ânarea citaţiei şi a celorlalte acte de procedură; art. 191 alin. (2) NCPC - term e
nul de exercitare a cererii de reexam inare a am enzii judiciare şi a despăgubirii; art. 336
alin. (1) N CPC - term enul de 10 zile înaintea term enului d e judecată pentru depunerea
la dosar a raportului d e expertiză; art. 4 6 8 alin. (1) N C P C -te r m e n u l de 30 de zile pentru
declararea apelului etc.
Ca regulă, term enele legale n u p o t f i m odificate sub aspectul duratei d e către instanţă
sau de către părţi. Prin excepţie, legea prevede în mod expres posibilitatea judecătoru
lui de a dispune scurtarea term enului de înm ân are a citaţiei sau a actului de procedură,
potrivit art. 159 te2a a ll-a NCPC.
De asem enea, term enul legal al arbitrajului, cu durata de 6 luni de la data constituirii
tribunalului arbitrai, dacă părţile nu au stabilit altfel, poate fi prelungit prin acordul păr
ţilo r exprim at ?n scris, potrivit art. 567 alin. (3) NCPC. Totodată, tribunalul arbitrai poate
dispune, pentru m otive tem einice, prelungirea term enului, o singură dată, cu cel m ult 3
luni, prin raportare la art. 567 alin. (4) NCPC.
în acelaşi context, potrivit art. 471 alin. (3) teza a 4ll-a NCPC, dacă preşedintele sau
persoana desem nată de acesta apreciază că intervalul de tim p răm as până la expirarea
term enului de apel nu este suficient pentru com pletarea sau m odificarea cererii de apel,
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 425
A rt. 180 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
va acorda un term en scurt, de cel m ult 5 zile de la expirarea term enului de apel, în care să
se depună com pletarea sau m odificarea cererii. A cest caz de prelungire a term enului de
exercitare a apelului este aplicabil şi recursului, prin raportare la art. 490 alin. (2) NCPC.
De ase m enea, în conform itate cu art. 201 alin. (5) NCPC, în procesele urgente, term en ele
prevăzute la alin. (l)-(4 ) ale acestui articol stabilite pentru depunerea întâm pinării, pentru
form ularea răspunsului reclam antului la întâm pinare, pentru fixarea şi stabilirea prim ului
term en de judecată pot fi reduse de judecător în funcţie de circum stanţele cauzei.
Term enele ju d ecă to re şti sunt cele stabilite d e către instanţa d e judecată în cursul pro
cesului, spre exem plu term enele pentru adm inistrarea probatoriului, term en ele pentru
dezbateri etc. Este de m enţionat că instanţa d e judecată stabileşte term ene în m ăsura în
care legea nu prevede în m od expres un alt term en.
La fixarea term enelor instanţa de judecată va avea în vedere caracterul urgent sau nu
al procedurii de soluţionare a cauzei, com plexitatea pricinii, vechim ea dosarului, adm i
nistrarea m ai bună a probatoriului, posibilitatea îndeplinirii procedurii d e citare până la
term en, precum şi încărcătura şedinţei de judecată.
Term enele convenţionale sunt cele fixate de către părţi, fără ca, de principiu, instanţa
să le poată m odifica sau să fie necesară încuviinţarea acestora, cum este, spre exem plu,
term enul arbitrajului, potrivit art. 567 alin. (1) NCPC.
2.2. în fu n c ţie d e c a ra c te ru l lor, term en ele se clasifică în term ene im perative
(perem ptorii) şi term ene prohibitive (dilatorii).
Term enul im perativ constituie intervalul de tim p înăuntrul căruia trebu ie îndeplinit
actul de procedură. Su n t astfel de term ene cele prevăzute d e art. 468 alin. (1) şi art. 485
alin. (1) NCPC - term enul pentru declararea apelului şi, respectiv a recursului; art. 191
alin. (2} N C P C -te r m e n u l de exe rcitare a cererii de reexam inare a am enzii ju d iciare şi a
despăgubirii etc.
7erm enu/proh/£>/fjVreprezintăintervaluldetim pînăuntrulcăruia este interzisă în d e p li
nirea actului de procedura. Sunt astfel de term ene cele prevăzute de art. 731 alin. (1)
N C P C -te rm e n u l de o zi de ia com unicarea som aţiei însoţite de încheierea de încuviinţare
a executării pentru a da posibilitatea debitorului să plătească sum a datorată, în cadrul
căruia executorului judecătoresc îi este interzis să procedeze la sechestrarea bunurilor
m obile urm ăribile ale debitorului, în vederea valorificării lor; art. 752 alin. (1) NCPC -
term enul de Î S zile d e la aplicarea sechestrului pentru a da posibilitatea debitorului
să achite sum a datorată, toate accesoriile şi cheltuielile de executare, în cadrul căruia
exe cuto r uIu i j u d ecăto resc îi este i nterz is să proced eze ia va Iorifica re a bu n u ri Ior sec he strate
prin vânzarea la licitaţie publică, vânzare directă sau prin alte m odalităţi adm ise de lege.
2.3. tn fu n c ţie de sa n cţiu n e a care in te rv in e în caz de n eresp ectare, term en ele pro
cedurale sunt absolute şi relative.
A ctul de procedura în d e p lin it cu încălcarea unui term en abso lu t nu va produce efecte
ju rid ice, intervenind decăderea, nulitatea, perim area sau prescripţia dreptului de a
obţine executarea silită.
A ctul d e procedură îndeplinit cu încălcarea unui term en re la tiv va fi valabil întocm it,
însă nesocotirea term enului poate atrage eventual aplicarea unor sancţiuni disciplinare
[nem otivarea hotărârii judecătoreşti în term enul legal de 30 d e zile de la pronunţare,
prevăzut de art. 426 alin. (5) NCPC] sau a unor am enzi judiciare ori despăgubiri [neadu-
cerea, la term enul fixat de instanţă, a m artorului încuviinţat, d e către una dintre părţi,
potrivit art. 187 alin. { ! ) pct. 2 lit. b) NCPC).
426 D t U A N A R C IS A T H S Q H A tti
T l T U I l V . T E ftM E N S U PROCEOUBAJ.C Arc. 181
2.4. în fu n c ţie de durata lor, term enele pot fi stabilite pe ore, zile, săptăm âni, luni şi
ani, clasificarea aceasta prezentând relevanţă prin prism a m odului de calcul al termenelor.
2.5. în fu n c ţie de se n su l d e calculare, term en ele po t fi de succesiune şi d e regresiune.
Term enele d e succesiune se calculează în sensul curgerii norm ale a tim pului. Spre
exem plu, potrivit art. 485 alin. (1) NCPC, term enul d e recurs este de 3 0 d e zile d e la
com unicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Un astfel de term en se calculează, în
sistem ul zilelor libere, în sensul curgeri! norm ale a tim pului, zi după zi în ordinea firească.
D e pildă, dacă hotărârea a fost com unicată părţii ia data de 1 ianuarie 2013, aceasta va
trebui să declare recurs cel m ai târziu în data de 1 februarie 2013.
Term enele de regresiune se calculează în sensul invers al curgerii tim pului. Spre
exem plu, potrivit art. 159 NCPC, citaţia şi celelalte acte d e procedură, su b sancţiunea
nulităţii, vo r fi înm ânate părţii cu cel puţin 5 zile înaintea term enului de ju decată. Un
astfel de term en se calculează, în sistem ul zilelor libere, în sensul curgerii inverse a tim
pului, zi după zi, însă nu în ordinea norm ală. De pildă, dacă term enul de judecată este
stabilit pentru data d e 7 ianuarie 2013, citaţia trebuie com unicată părţii cel m ai târziu la
data d e 1 ianuarie 2013.
A r t * 1 8 1 . C alcu lu l term en elor. (1) Term enele/în afară de cazu l în care legea
dispune altfel, se calculează după cum urm ează:
1. când term enul se socoteşte p e ore, acesta începe să curgă de la ora zero a
zilei urm ătoare;
2. când term enul se socoteşte pe zile, n u intră în calcul ziua de Ia care începe
să curgă termenul/ nici ziua când acesta se îm plineşte;
3. când term enul se socoteşte p e săptăm âni, luni sau ani, e l se îm plineşte în
ziua corespunzătoare din ultim a săptăm ână ori lună sau din ultim ul an. Dacă
ultim a lună n u are zi corespunzătoare celei în care term enul a început sâ curgă,
term enul se îm plineşte în ultim a zi a acestei luni.
(2) C ând ultim a zi a unui term en cade într-o zi nelucrătoare, term enul se pre
lungeşte până în prim a zi lucrătoare care urmează.
C O M E N T A R IU
D reptul com un în ceea ce priveşte m odul de calcul al term en elor procedurale este
consacrat în art. 181 NCPC. Ca atare, ori d e câte ort legea nu prevede în m od expres
o regulă specială şi distinctă pentru calculul unui anum it term en, se vo r aplica regulile
generale instituite d e acest te xt legal.
1. Term enul p e ore. Term enul pe ore începe să curgă de la ora zero a zilei urm ătoare.
Apreciem că „ ora zero a zile i urm ătoare", la care face referire noul cod, înlătură con
tradicţiile existente în jurisprudenţă în privinţa noţiunii de „m iezul nopţii zilei urm ă-
toare", prevăzută de reglem entarea anterioară în art. 101 alin. (2). Ora zero a zilei urm ă-
to are în cep e într-adevăr la m iezul nopţii, dar a zilei curente. O ra zero este prim a oră a
zilei, întrucât la îm plinirea orei 24,00 ziua se schim bă.
Spre exem plu, în reglem entarea anterioară, term enul d e 24 de ore pentru am ânarea
pronunţării ordonanţei preşedinţiale se calcula în practica judiciară astfel: dacă dezba
terile şi reţinerea cauzei în pronunţare au avu t loc luni, term enul d e 24 d e ore începea
de la ora 00,00 a zilei de m iercuri, care corespundea m iezului nopţii zilei urm ătoare şi
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 427
A rt. 181 C a r t e a i. D is p o z iţ ii g en er a le
anum e a celei de m arţi, astfel încât term enul se finaliza la ora 00,00 a zilei d e jo i, adică
m iezul nopţii zilei de m iercuri.
în actuala reglem entare, term enul de 24 de ore pentru am ânarea pronunţării ordo
nanţei preşedinţiale se v a calcula distinct: dacă dezbaterile şi reţinerea cauzei în pronun
ţare au avut loc luni, ora zero a zilei urm ătoare, şi anum e a celei de m arţi, va fi conside
rată drept punct de plecare a term enului, acesta fiind m iezul nopţii 2ilei curente, astfel
încât term enul se va îm plini la ora 00,00 a zilei de m iercuri (m iezul nopţii 2ilei de m arţi).
2. Term enul pe zile. Term enul pe zile se calculează potrivit sistem u lu i exclusiv (pe ziie
lib e re i, neintrând în calcul nici ziua în care a începu t să curgă, nici ziua când acesta se
îm plineşte.
Spre exem plu, term enul de 5 zile înaintea term enului d e judecată pentru înm ânarea
citaţiei, instituit d e art. 159 NCPC, se va calcula astfel: dacă term enul d e judecată este
stabilit pentru data de 10 a lunii, citaţia trebuie com unicată către parte cel m ai târziu în
data de 4 a lunii respective (num ărându*se în fapt 7 zile, nu doar 5).
Având în vedere că şi term enele jud ecăto reşti sunt term ene procedurale, stabilirea
de către instanţă a unui term en de 5 zile înaintea term enului d e judecată se va calcula
tot în sistem ul exclusiv. Stabilirea de către instanţă a unei zile fixe calendaristice nu mai
im plică un calcul al term enului.
Term enul de 15 zile pentru am ânarea pronunţării, instituit d e art. 396 alin. (1) NCPC,
constituie tot un term en legal procedural, supus m odului de calcul prevăzut la art. 181
alin. (1) pct. 2 N CPC (ca atare nu intră în calculul acestuia 2iua reţinerii cauzei în pronun
ţare şi ziua pronunţării, după am ânare). De asem enea, term enul de 3 0 de zile de la pro
nunţare pentru m otivarea hotărârii, prevăzut de art. 426 alin. (5) teza I NCPC, se calcu
lează potrivit sistem ului exclusiv.
Prin excepţie de la regula de calcul a term enelor fixate pe zile, potrivit art. 163 alin. (4)
teza a ll-a NCPC, term enele stabilite pentru com unicarea către destinatar a citaţiei depuse
la sediul instanţei sau la cel al prim ăriei se calculează z i c a z i, calendaristic, iar nu potrivit
sistem ului exclusiv.
3. Term enele pe săp tăm ân i, luni sau an i. Term enele pe săptăm âni, luni sau ani se
îm p lin esc în ziu a corespunzătoare zile i d e p leca re din ultim a săptăm ână, ultim a luna sou
ultim ul a n . Spre exem plu, term enul de o lună pentru revizuirea unei hotărâri judecăto
reşti pentru m inus petito se va calcula astfel: atunci când com unicarea hotărârii atacate
avu t loc la data de 10 a lunii august, cererea de revizuire trebuie form ulată cel m ai târziu
la data de 10 a lunii septem brie.
Term enul care, începând la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfârşeşte într-o lună care nu
are o zi corespunzătoare, se va socoti îm p lin it în ultim a z i a lu n ii. De pildă, un term en de
o lună care a începu t să curgă pe data de 31 octom brie 2012 s-a îm p lin it la data de 30
noiem brie 2012, ultim a zi din această lună.
4. Zi nelucrâtoare. Dacă ziua în care se îm plineşte term enul cade într-o zi netucra-
toare, term enul se prelungeşte până în prim a z i lucrătoare care urm ează. Spre exem plu,
dacă term enul s-a rîm p lin iîn tr-o 2i de dum inică, s e v a considera ca acesta este prelungit
până luni. Se im pune însă m enţionarea faptului că zilele nelucrâtoare din cadrul term e
nului nu se scad la calculul acestuia.
428 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T U I l V . T E ftM E N S U PROCEOUBAJ.C A r t 182-183
A r t . 1 8 2 , îm p lin irea term enu lu i. (1) Term enul care se socoteşte p e zile,
săptăm âni, luni sau ani se îm plineşte la ora 24,00 a ultim ei zile în care se poate
îndeplini actu l de procedură.
(2) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanţă sau
într-un alt loc, term enul se v a îm plini la ora la care activitatea încetează în acel loc
în m od legal, dispoziţiile art. 183 fiind aplicabile.
C O M E N T A R IU
Pentru calculul term enelor procedurale este necesar să se stabilească p u n ctu l de p/e-
care, asp ect reglem entat de art. 184 NCPC, cât şi p u n ctu l de îm plinire, aspect ce face
obiectul art. 182 NCPC.
La m om entul îm p lin irii term enului im perativ, intervine una dintre sancţiunile prevă
zute de lege pentru nerespectarea sa, actul de procedură nem aiputând fi exercitat sau în
m ăsura în care totuşi este exercitat, fiind lipsit de efecte juridice, în tim p ce la m om entul
îm plinirii term enului prohibitiv se naşte dreptul de a efectua actul de procedură.
Term enul care se socoteşte pe zile, săptăm âni, luni sau ani se îm plineşte la ora 24,00
a ultim ei zile în care se poate în d ep lin i actul de procedură, adică la sfârşitul orei 23,00,
ora 00,00 fiind ora de în ce p u t a zilei urm ătoare.
Prin excepţie, dacă este vorba d e un act ce trebuie depus la instanţă sau într-un alt
loc, term enul se va îm p lin i la oro la care activitatea încetează în a ce l lo c în m o d legal, dis
poziţiile art. 183 NCPC fiind aplicabile, ceea ce înseam n ă că şi în aceste situaţii depune
rea actului prin poştă/serviciu de curierat rapid/se n/ic iu specializat de com unicare până
la sfârşitul program ului este considerată în term en, ch iar dacă program ul registraturii
instanţei s-ar fi în ch e ia t la acel m oment.
C O M E N T A R IU
Actul de procedură depus înăuntrul term enului prevăzut de lege, prin scrisoare reco
m andată la oficiul poştal sau d e p u s ia un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu spe
cializat de com unicare, precum şi la unitatea m ilitară ori la adm inistraţia locului de deţi
nere, în ultim ele două cazuri dacă acesta este locul unde se afla partea, este socotit a f i
fă c u t în term en, ch iar dacă actul va prim i viză de înregistrare la instanţa judecătorească
căreia îi este destinat ulterior datei de îm plinire a term enului în care trebuia îndeplinit.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 429
A rt. 184 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
A r t , 1 8 4 . C urgerea term enu lu i. P relu ngirea acestuia. (1) Term enele încep
să curgă de la data com unicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel.
(2) Se consideră că actul a fost com unicat părţii şi în cazul în care aceasta a
prim it sub sem nătură copie de p e act, precum şi în cazul în care ea a ceru t com u
nicarea actului unei alte părţi.
(3) Term enul procedural nu începe să curgă, iar dacă a început să curgă mai
înainte, se întrerupe faţă de cel lipsit de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate
de exerciţiu restrânsă, cât tim p n u a fost desem nată o persoană care, după caz, să
îl reprezinte sau să îl asiste.
430 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T U I l V . T E f t M E N S U P R O C E O U B A J.C Arc. 184
COMENTARIU
1. M o m entele d e la care în ce p să curgă term en ele procedurale. Punctul de p lecare
a term enului este reprezentat, ca regulă, de m om entul com unicării actu lu i de procedura,
dacă legea nu prevede în mod expres un alt m om ent.
D ata com unicării este aceea m enţionată în dovada de înm ân are sau în procesul'
verbal în to cm it de agentul procedural, aceasta neputând fi com pletată, în lipsă de m en
ţiune, cu probe extrinseci. Infirm area datei com unicării poate fi realizată exclusiv prin
procedura înscrierii în fals.
Prin excepţie, term enele încep să curgă de la alte m om ente decât com unicarea actu
lui d e procedură, spre exem plu, d e la:
a) pronu nţarea hotărârii [art. 421 al in. (2) N CPC - term enul de 5 zile de declarare a
recursului îm potriva hotărârii prin care a fost constatată perim area unei cereri; art. 444
alin. (1) NCPC - term enul d e 15 zile de com pletare a hotărârii judecătoreşti date în căile
extraordinare de atac sau în fond după casarea cu reţinere etc.];
b) data UcitapeUart. 770 alin. (1) N C P C -te rm e n u l de 5 zile pentru depunerea preţului
de către adjudecatar, la cererea sa, acceptată d e către creditor sau de reprezentantul său];
c) încuviinţarea p ro b e i [art. 311 alin. (2) N C P C -te r m e n u l de 5 zile pentru depunerea
listei cu m artori, în cazul înlocuirii celo r indicaţi iniţial];
d) afişarea înştiinţării prevăzute d e art. 163 alin. (3) N C P C -te r m e n u l de 7, respectiv
3 zile pentru prezentarea destinatarului la sediul instanţei/sediul prim ăriei în a cărei rază
teritorială locuieşte sau îşi are sediul pentru a i se com unica citaţia sau alt act de pro ce
dură [art. 163 alin. (3) lit. f) NCPC];
e) încetarea îm piedicării [art. 186 alin. (2) NCPC - term enul de 15 zile pentru în d e p li
nirea actului de procedură şi pentru form ularea cererii de repunere în term en];
f) data desem nării sa u confirm ării avocatului, în ipoteza încuviinţării ajutorului public
ju d iciar în condiţiile art. 131 din O .U.G. nr. 51/2008, pentru curgerea term enului de exer
citare a căii de atac a recursului.
Este de m enţionat faptul că, în anum ite cazuri expres prevăzute de lege, term enul
de declarare a căii de atac curge de la com unicare, însă nu de la com unicarea hotărârii
atacate, ci de la cea a altei hotărâri. Astfel, potrivit art. 457 alin. (3) NCPC, dacă instanţa
respinge ca inadm isibilă calea de atac neprevăzută de lege, exercitată de partea intere
sată în considerarea m enţiunii inexacte din cuprinsul hotărârii cu privire la calea d e atac,
hotărârea pronunţată de instanţa de control ju d iciar va fi com unicată, din oficiu, tuturor
părţilor care au luat parte la judecata în care s-a pronunţat hotărârea atacată. De !a data
com unicării în cep e să curgă, dacă este cazul, term enul pentru exercitarea căii de atac
prevăzute de lege.
2. C azurile de ech ip o len ţă. Cazurile de e ch ip o le n ţi constituie situaţiile echivalente
stabilite în m od expres de lege, când s e considera ca a ctu l de p roced ura a fo s t com uni
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 431
A rt. 184 C a r t e a i. D is p o z iţ ii g en er a le
ca t părţii. A ceste ipoteze sunt de strictă interpretare şi aplicare, neputând fi extinse prin
analogie.
în reglem entarea noului cod, cazurile d e e ch ip o le n ţi sunt urm ătoarele:
a) a ctu l de procedură s e consideră com unicat p ă rţii ş i în ipoteza în care aceasta a
p rim it o copie a actului, o testâ nd a cest fa p t prin sem nătură. A cest caz de echipolenţă
a fost introdus în actuala reglem entare în contextul existenţei art. 169 NCPC, care pre
vede posibilitatea ca, după sesizarea instanţei, dacă părţile au avocat sau consilier, cere
rile, întâm pinările ori alte acte să se com u nice direct în tre aceştia, caz în care cel care
prim eşte cererea va atesta prim irea pe în su şi exem plarul care urm ează a fi depus în
instanţă;
b) a ctu l de procedură se consideră com unicat p ă rţii ş i în ipoteza în care aceasta a
cerut com unicarea actu lu i către o altă parte. A cest caz de echipolenţă constituie o pre
luare a dispoziţiilor art. 102 alin. (2) CPC 1865 într-o redactare m ai clară, de natură să
în lătu re o rice discuţii existente în contextul reglem entării anterioare, c ln d s-au expri
m at puncte de vedere distincte cu privire la persoana faţă de care se solicită efectuarea
com unicării (partea însăşi sau o altă parte).
Astfel, dispoziţia vizează cazul în care partea cere com unicarea actului d e procedură
către o altă parte, prezum ându-se legal faptul că partea solicitantă cunoaşte conţinu
tul actului, chiar dacă acesta nu i-a fo st com unicat. Din m om entul form ulării cererii de
com unicare a actului către o altă parte se consideră că actul a fost com unicat şi către
partea solicitantă.
în ipoteza în care partea solicită com unicarea către sine a actului de procedură, cazul
de echipolenţă nu m ai este incident, n e p u tln d u -se prezum a în această situaţie cunoaş
terea actului. D e asem enea, sim pla cerere de consultare a dosarului în apel nu poate
constitui un caz de echipolenţă pentru com unicarea hotărârii prim ei instanţe;
c) hotărârea ju d ecă to re a scă se consideră com unicată de Io data dep u n erii cererii
de apel/recurs, d acâ apelul/recursul este d eclarat înointe de com unicarea hotărârii
(art. 468 alin. (3) şi art. 485 alin. (1) teza a ll-a NCPC]. Este d e m enţionat faptul că, deşi
hotărârea se consideră com unicată de la data depunerii declaraţiei de apel/recurs,
m otivarea apelului/recursului se va face într-un term en de aceeaşi durată cu term enul
pentru exercitarea căi d e atac, care curge, în să , de la data com unicării hotărârii [art. 470
alin. (5), art. 487 alin. (1) NCPC).
Cazul de echipolenţă m enţionat este de strictă aplicare, nefiind incident şi pentru
alte căi d e atac;
d) term en u l de opel/recurs curge de la com unicarea hotărârii, ch ia r ş i a tu n ci când
aceasta a fo s t fă cu tă odată cu încheierea de încuviinţare a executării silite (art. 468
alin. (2) şi art. 485 alin. (1) teza a ll-a NCPC]. în reglem entarea anterioară, acest caz de
echipolenţă făcea referire la som aţia d e executare, iar nu la încheierea de încuviinţare a
executării silite, aceasta din urm ă nefiind supusă com unicării către partea debitoare în
vechiul cod.
Cazul de echipolenţă analizat are în vedere situaţia în care s-a dem arat procedura
de executare silită îm potriva unei părţi litigante, fără ca acesteia să-i fie com unicată în
cursul procesului hotărârea judecătorească care constituie titlu executoriu. Com unicarea
de către executorul ju d ecătoresc a hotărârii judecătoreşti în cursul executării silite consti
tuie un act echivalent cu com unicarea acesteia de către instanţa judecătorească, nefiind
necesară o nouă com unicare pentru curgerea term enului d e apel/recurs.
432 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T lT U Il V. TEftM ENSU PROCEOUBAJ.C Arc. 185
COMENTARIU
1. San cţiu n ea neresp ectării unui term en im perativ. D ecăd erea. A rticolul 185 NCPC
reglem entează regim ul de drept com un al sancţiunilor ce pot interveni în caz d e neres*
D su A Na r c is a Th so h a r i 433
A rt. 185 C a r t e a I. D i s p o z i ţ i i gen erale
pectare a term enelor procedurale. Astfel, prim ul alineat al articolului vizează sancţiunea
nesocotirii unui term en Im perativ, iar cel de-al doilea alineat sancţiunea nerespectării
unui term en prohibitiv.
1.1. N o ţiu n e a decă d erii. Decăderea este sancţiunea procedurală ce intervine tn cazul
nerespectării unui term en im perativ (perem ptoriu), constând în pierderea exerciţiului
dreptului procesual.
Aceasta este sancţiunea d e d rep t com un care intervine în ipoteza nerespectării unui
term en procedural im perativ, nefiind necesar ca legea să o prevadă în fiecare situaţie
în parte, ci excepţia (intervenţia unei alte sancţiuni în locul decăderii) trebuie expres
stipulată de lege.
Sancţiunea decăderii intervine în urm ătoarele cazuri, enum erate cu titlu exem plifi
caţi v:
a) neinvocarea excepţiei de necom petenţă m aterială şi teritorială de ordine publică
ia prim ul term en de judecată la care părţile au fost legal citate în faţa prim ei instanţe
[art. 130 alin. (2) N CPC]. în acest caz, deşi prim ul term en d e ju decată este acordat de
către instanţă, m om entul procesual al prim ului term en de judecată, independent de
data calendaristică fixată de instanţă, constituie un term en legal;
b) neinvocarea necom petenţei d e ordine privată prin întâm pinare sau, dacă în tâm pi
narea nu este obligatorie, cel m ai târziu la prim ul term en d e judecată la care părţile au
fost legal citate în faţa prim ei instanţe [art. 130 alin. (3) NCPC);
c) form ularea cererii de recuzare după începerea dezbaterilor, dacă m otivele de
incom patibilitate prevăzute de art. 42 N CPC au fost cunoscute d e parte anterior acestui
m om ent (art. 4 4 NCPC);
d) neinvocarea neregularităţii îndeplinirii procedurii de citare la term enul urm ător
producerii sale, dacă partea nelegal citată a fo st prezentă sau legal citată la acest term en
[art. 160 alin. (2) NCPC];
e ) nerespectarea term enului d e invocare a sancţiunii nulităţii relative a actelor de
procedură [art. 178 alin. (3) NCPC];
f) nedepunerea întâm pinării în term enul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtu
lui din dreptul de a m ai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara celo r de ordine
publică, dacă legea nu prevede altfel (art. 208 alin. (2) NCPC];
g) nedepunerea cererii reconvenţionale odată cu întâm pinarea sau, dacă pârâtul nu
este obligat ia întâm pinare, cel m ai târziu la prim ul term en d e judecatâ (art. 209 alin. (4)
NCPC);
h) neform uiarea cererii m odificatoare până la prim ul term en d e judecată la care
reclam antul este legal citat şi nedepunerea întâm pinării la cererea m odificatoare cu cel
puţin 10 zile înaintea term enului fixat (art. 204 alin. (1) NCPC];
i) neinvocarea excepţiilor relative în term enul legai instituit de art. 247 alin. (2) NCPC;
j) nerespectarea term enului de propunere a probelor prevăzut de art. 254 alin. (1)
NCPC;
k) nerespectarea term enelor de introducere a căilo r d e atac etc.
în ipoteza în care instanţa judecătorească constată incidenţa sancţiunii decăderii,
cererea privind exercitarea unui d re p t form ulată cu nerespectarea term enului im pera
tiv, va fi respinsă ca tardivă.
în ipoteza în care după ce instanţa a dispus decăderea părţii din dreptul de a mai
efectua actul neîndeplinit în cadrul term enului imperativ, totuşi aceasta îl îndeplineşte
434 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T U I l V . T E ftM E N S U PROCEOUBAJ.C Arc. 185
ulterior, actul d e p ro ce d u ri făcu t peste term en va fi anulat, în tem eiul art. 135 alin. (1)
te 2a fin a li NCPC.
1.2. C o n d iţiile d e că d e rii. Condiţiile cerute de lege în m od cum ulativ pentru a opera
sancţiuned decăderii sunt urm ătoarele:
a) existenţa u n u i term en im perativ în ă u n tru l căruia trebuie exercitat un d re p t p ro ce -
sual.
în reglem entarea anterioară, art. 103 alin. (1) CPC 1865 avea urm ătorul conţinut:
„N eexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt a ct de procedură în fer-
m en u i le g a l atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea
dovedeşte că a fost îm piedicată printr-o îm prejurare m ai presus de voinţa ei". Este de
rem arcat faptul că noul Cod de procedură civilă nu m ai face referire la nesocotirea unui
term en legal, folosind noţiunea generică d e term en, de unde decurge concluzia că în
actuala reglem entare decăderea operează ch ia r ş i în ipoteza neresp ecta rii u n u i termen
jud ecăto resc; ia r n u d o a r a unuia legai.
Ca atare, dacă sub im periul vechiului cod nerespectarea unui term en judecătoresc
nu atrăgea pronunţarea sancţiunii decăderii, cî instanţa avea posibilitatea să nu mai
acorde un alt term en şi să treacă la soluţionarea cauzei (spre exem plu, pentru neindica-
rea de către parte a dom iciliului m artorilor încuviinţaţi la term enul fixat în acest scop), în
actuala reglem entare, ch iar şi în ipoteza nesocotirii unui term en judecătoresc, instanţa
are posibilitatea decăderii părţii din dreptul procesual neexercitat în term en.
Pentru a opera sancţiunea decăderii este necesar ca term enul nerespectat să aibă
caracter im perativ (perem ptoriu), iar nu prohibitiv (dilatoriu), în tru câ t în cazul acestora
din urm ă sancţiunea care poate opera este nulitatea, potrivit art. 185 alin. (2) NCPC.
De asem enea, decăderea presupune cu necesitate nerespectarea unui term en abso-
lut, iar nu a unui term en relativ, acesta din urm a fiind d e natura să atragă eventual sanc
ţiu n i disciplinare sau pecuniare;
b) term enul im perativ sâ nu f i fo s t respectat de câtre parte sa u de câ tre procuror, prin
neexercitarea dreptului p rocesu a l înăuntrul acestuia.
Decăderea nu intervine în cazul în care instanţa nu-şi îndeplineşte un drept proce
sual, sancţionând num ai conduita neglijentă a părţilor sau a procurorului. Pentru neres
pectarea de către instanţă a unor term ene pot fi aplicate sancţiuni disciplinare, întrucât
drepturile acesteia su n t totodată şi îndatoriri ale sale;
c) legea sa u p ă rţile să n u deroge de la sancţiunea decăderii.
Sancţiunea decăderii n u operează \n urm ătoarele cazuri:
- când legea instituie o dispoziţie p rin care înlătură aplicarea sancţiunii decăderii, prezu-
m ând lipsa cauzării unui prejudiciu procesual prin nerespectarea term enului imperativ.
Spre exem plu, potrivit art. 262 alin. (3) NCPC, nedepunerea sum ei prevăzute cu titlu
de cheltuieli necesare adm inistrării probelor în term enul fixat atrage decăderea părţii
din dreptul de a adm inistra dovada încuviinţată în faţa acelei in sta n ţe .în conform itate cu
alin. (4) al aceluiaşi articol, depunerea sum ei prevăzute anterior se va putea face şi după
îm plinirea term enului, dacă prin aceasta nu se am ână judecata. Prin urm are, dacă m ar
to rii se prezintă la term enul fixat pentru audierea lor, iar instanţa procedează la adm inis
trarea probei, nefiind am ânată cauza, sancţiunea decăderii părţii din dreptul de adm i
nistrare a probei testim oniale nu va opera, nefiind cauzat vreun prejudiciu, m otiv pentru
care legea în m od firesc a înlăturat aplicarea sancţiunii;
- în ca zu l p revă zu t de art. 60 alin. (2) N C P C vizând raporturile ju rid ice obligaţionale
de solidaritate sa u indivizibilitate, raporturile ju rid ice reale de coproprietate, p recu m şi
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 435
A rt. 185 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
436 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T U I l V . T E f t M E N S U P R O C E O U B A J .C A rt. 185
D su A Na r c is a Th so h a r i 437
A rt. 186 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
este n e fa vo ra b ili reclam antului, iar acesta nu declară în term en legal apel, hotărârea
va dobândi autoritate de lucru judecat, iar dreptul său subiectiv civil nu va m ai putea fi
recunoscut judiciar.
A ctul de procedură făcut peste term en este lovit d e nulitate, potrivit art. 185 alin. (1)
te 2a a ll-a NCPC. Ca atare, dacă partea a fost decăzută de către instanţă din dreptul de a
efectua actul de procedură şi totuşi face acel act ulterior m om entului declarării decăde
rii, acesta va fi lovit d e nulitate. Această nouă sancţiune este o consecinţă a decăderii, iar
nu a ne respectării norm ei ju rid ice care reglem entează term enuf imperativ.
Tn m ăsura în care actul de procedură este făcut cu nerespectarea term enului im pe
rativ, însă anterior declarării decăderii, la m om entul la care instanţa va declara incidenţa
acestei sancţiuni va respinge şi actul procedural ca tardiv.
Există şi situaţii expres prevăzute de lege când intervine sancţiunea nulităţii ca urm are
a n e re sp e ctlrii term enului im perativ, ipoteze în care legea a derogat de la aplicarea sanc
ţiunii decăderii. Astfel, n u intervine sancţiunea decăderii, c i sancţiu nea n u lită ţii în Ipo
teza în care recursul nu a fo st m otivat în term enul legal, potrivit art. 489 alin. (1) NCPC.
Totodată, în ipoteza descrisă de art. 200 alin. (3) N CPC, dacă obligaţiile privind com pleta
rea sau m odificarea cererii nu sunt îndeplinite în term enul de cel m ult 10 zile d e la prim i
rea com unicării, prin încheiere dată în cam era de consiliu se va dispune anularea cererii.
Sancţiunea decăderii operează la m om entul declarării sale d e către instanţa ju d e că
torească. Dacă o atare sancţiune nu a fost pronunţată, actul de procedură făcut cu neres
pectarea term enului im perativ va răm âne vo la til.
Dat fiind faptul că actul de procedură făcut peste term en este lovit de nulitate,
această ultim ă sancţiune îşi va produce efectele sp ecifice. Astfel, desfiinţarea unui act de
procedură va atrage şi desfiinţarea actelor de procedură dependente, dacă acestea nu
pot avea o existenţă de sine stătătoare, şi, totodată, nulitatea va lipsi actul de efectele
sale în ceea ce priveşte fu n cţia sa procedurală, dar, dacă actul cuprinde m anifestări de
voinţă, d eclaraţii sa u con statări de fa p t, acestea îşi vo r produce efectele.
2. San cţiu n ea n e re sp e c tlrii u n u i term en prohibitiv. N u litatea, fn ipoteza încălcării
unui term en legal prohibitiv, actul de procedură îndeplinit înaintea îm plinirii term enului
va fi lovit de nulitate relativă.
Caracterul relativ al sancţiunii nulităţii decurge din exprim area codului în sensul că
„actul poate fi anulat la cererea celui interesat". Această co ncluzie reiese atât din punctul
d e vedere al term inologiei folosite („an ulat”), cât şi al regim ului ju rid ic stabilit - num ai
partea interesată are dreptul să invoce nulitatea, iar aceasta poate renunţa expres sau
tacit la dreptul d e a invoca o atare nulitate.
Ari- IttB. R ep u n erea în term en. (1) Partea care a pierdut un term en proce
dural va fi repusă în term en num ai d acă dovedeşte că întârzierea se datorează
unor m otive tem einic justificate.
(2) în acest scop, partea v a îndeplini actul de procedură în cel m u lt 15 zile de
la încetarea îm piedicării, cerând totodată repunerea sa în term en. In cazul exer
citării căilor de atac, această durată este aceeaşi cu cea prevăzută pentru exerci
tarea căii de atac.
(3) C ererea de repunere în term en va fi rezolvată de instanţa com petentă să
soluţioneze cererea privitoare la dreptul neexercitat în term en.
43* D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T U I l V . T E ftM E N S U PROCEOUBAJ.C Arc. 186
C O M E N T A R IU
114 G/j. Beleiu, D rept civ il rom ân , introducere în d rep tu l civil. Su b ie ctele d reptului civil, ed. a 7 -a revăzută fi
adăugită, Ed. U niversul Ju rid ic, Bucureşti, 2001, o . 291.
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 439
A rt. 186 C a r t e a I. D i s p o z i ţ i i gen erale
teza fln aiS CPC 1865]. Noul Cod d e procedură c iv ili a în lo cu it expresia „îm prejurare mai
presus d e voinţa părţii” cu sintagm a „m otive tem einic justificate", aceasta din urm ă fiind
expresia folosită şi la instituţia de drept substanţial a repunerii în term en.
în literatura de specialitate s-a precizat că prin „m otive tem einic justificate" trebuie
să se înţeleagă num ai acele îm prejurări care, fără a avea gravitatea forţei m ajore, sunt
exclusive de culpă, fiind p ie d ici relative, Iar nu absolute (ca forţa m ajoră)111.
Spre exem plu, faptul detenţiunii părţii nu poate fi considerat un m otiv tem einic ju s
tificat, care să o fi îm p ied icat să îşi exercite dreptul în term enul prevăzut d e lege121. De
asem enea, neglijenţa m anifestată de prepusul recurentei, prin înregistrarea corespon
denţei după 3 zile de la prim irea ei, nu constituie un m otiv justificat de îm pied icare a
introducerii în term en a recursului19'. Faptul că ju ristu l unităţii a fost în incapacitate tem
porară de m uncă nu constituie un m otiv tem einic justificat care să determ ine repune
rea în term enul de m otivare a recursului'*1. Totodată, nici eroarea de drept procesual nu
poate fi invocată d e parte ca m otiv tem einic justificat pentru neexercitarea dreptului în
term enul imperativ.
Poate constitui un m otiv tem einic justificat pentru depăşirea unui term en procedu
ral legal îm bolnăvirea părţii şi spitalizarea sa, închiderea intem pestivă a singurului oficiu
poştal din localitate în ultim a zi a term enului, instanţa nefiind situată în localitatea de
dom iciliu a părţii etc.
Este necesar ca partea să facă dovada m otivelor tem einic justificate pentru a putea
fi adm isă cererea de repunere în term en, nefiind suficiente num ai declaraţiile sale în
acest sens;
c) îm prejurarea ce a îm piedicat partea să -şi exercite d rep tu l in term en să se f i produs
înăuntrul acestuia.
Dacă îm prejurarea invocată s-a ivit ulterior m om entului îm plinirii term enului im pera
tiv, aceasta nu este de natură să constituie un m otiv tem einic ju stificat pentru incidenţa
repunerii în term en , fiind evident că întârzierea nu a fost determ inată d e producerea
acestei îm prejurări;
d) p a rtea este o bligată să fo rm u leze a tâ t cererea de repunere în termen, câ t ş i să
îndeplinească a ctu l de proced ură neexercitat în term en u l in iţia l în ce l m u lt 15 zile de la
data încetării îm piedicării.
în cazul exercitării că ilo r de atac, această durată este aceeaşi cu cea prevăzută pen
tru exercitarea căii de atac (30 de zile pentru apel/recurs, dacă legea nu dispune altfel, o
lună pentru revizuire etc.).
Repunerea în term en trebuie să fie solicitată de către parte, instanţa n e p u tln d , în
lipsa unei dispoziţii legale exprese, să o pronunţe din oficiu cu încălcarea principiului
dreptului de dispoziţie a părţilor, chiar şi în ipoteza în care din ansam blul m aterialului
probator adm inistrat în dosar ar reieşi că partea a fost îm piedicată de un m otiv tem einic
justificat în a-şi îndeplini actul de procedură în term en.
Term enul de 15 zile este un term en p roced ural legal im perativ.
3. So lu ţio n area cererii de rep unere în term en . Cererea de repunere în term en va fi
rezolvată d e instanţa com petentă să soluţioneze cererea privitoare la d rep tu l neexercitat
111 M. Eliescu, U nele prob lem e privitoare Id prescripţia e xtin cttvl în cadrul unei viitoare reglem entări legale, în
S .C J . nr. 1/1956, p. 293.
1/1 Trib. Su p rem , col, civ., dec. nr. 1849/1956, în C .D . 1956, voi. II, p. 240.
1,1 Trib. ju d . H unedoara, dec. civ. nr. 135/1985. în R.R.D , nr, 10/1985, p. 72.
C.A . Bucureşti, s, a IV-a civ., dec. nr. 70/1995, Tn C .P .J.C 1993-1998, p, 308.
440 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T l T U I l V . T E ft M E N t U PROCEOUBAJ.C Arc. 186
în term en, aceasta reprezentând în sine un inciden t p roced u ral. Spre exem plu, cererea
de repunere în term enul de apel va fi soluţionată de Instanţa de apel.
D a c i partea form ulează cerere de repunere în term en u l de exercitare a u n e i căi de
atac, instanţa respectivă, dacă o apreciază ca fiind întem eiată, o va adm ite prin încheiere
şi va proceda la soluţionarea în continuare a căii de atac. în ch eierea prin care instanţa
a adm is cererea de repunere pe rol are caracter interlocutonu ţ\ poate ff atacată num ai
odată cu fondul, în m ăsura în care hotărârea pronunţată asupra acestuia este suscepti
bilă de exerciţiul căilor de atac.
Dacă însă instanţa consideră că nu sunt întrunite cum ulativ condiţiile repunerii în
term en , o va respinge ca neîntem eiată sau ca tardivă (dacă partea nu a respectat term e
nul de form ulare a cererii de repunere în term en), respingând totodată calea de atac ca
tardivă, am bele soluţii prin decizie sau sentinţă (în ipoteza unei revizuiri sau contestaţii
în anulare de com petenţa prim ei instanţe), susceptibilă sau nu de exerciţiul vreu nei căi
de atac, după caz.
în ipoteza în care term enul de exercitare a căii de atac curge de la m om entul com uni
cării acesteia, iar com unicarea nu a fo st legal efectuată, partea nu are interesul form ulă
rii unei cereri de repunere în term en , întrucât term enul nu a în cepu t să curgă, dată fiind
nelegala com unicare a hotărârii judecătoreşti. Ca atare, calea de atac exercitată d e către
parte va fi considerată în term en, iar o eventuală cerere de repunere în term en ar trebui
respinsă ca lipsită d e interes.
Dacă partea form ulează cererea de repunere în term en cu p rivire ia efectuarea
u n u i a ct de procedură care trebuie în d ep lin it înainte de pronunţarea hotărârii, Instanţa
respectivă o va adm ite sau, după caz, respinge, prin încheiere interlocutorie, atacabilă
odată cu fondul, dacă şi hotărârea pronunţată asupra acestuia este susceptibilă de exer
ciţiul căilo r de atac.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 441
Titlul VI. Amenzi judiciare
şi despăgubiri
442 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T t u il V I. A m e n z i j u d ic ia r e ţi d e s p ă g u b ir i A rt. 187
(2) Am enda nu se va aplica persoanelor la care se referă alin. (1) pct. 2, dacă
m otive tem einice le-au îm piedicat să aducă la îndeplinire obligaţiile ce le revin.
COMENTARIU
1. Sco p u l şi su b iectele a m e n zii ju d icia re . în cadrul procesului civil, atât părţile, c it
şi terţii au obligaţii instituite de lege sau de instanţa de judecata în legătură cu desfăşu
rarea sa.
în ceea ce priveşte porţile, potrivit art. 10 alin. (1) N C P C acestea au obligoţia să
îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi term enele stabilite de lege
sau de judecător, să îşi probeze pretenţiile şi apărările, să contribuie la desfăşurarea
fără întârziere a procesului, urm ărind, tot astfel, finalizarea acestuia. în aceeaşi ordine
de idei, drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credinţă, potrivit scopului în
vederea căruia au fost recunoscute de lege şi fără a se încălca drepturile procesuale ale
altei părţi, în raport de art. 12 alin. (1) N CPC. Totodată, partea care nu*şi îndeplineşte cu
bună-credinţă obligaţiile procesuale răspunde în condiţiile alin. (2) al art. 12 NCPC.
De asem enea, în ceea ce priveşte terţii, ?n conform itate cu art. 11 NCPC, orice per
soană este obligată, în condiţiile legii, să sprijine realizarea justiţiei. Cel care, fără m otiv
legitim , se sustrage de la îndeplinirea acestei obligaţii poate fi constrâns să o execute sub
sancţiunea plăţii unei am enzi judiciare şi, dacă este cazul, a unor daune-interese.
Este de sem nalat faptul că pct. 1 al alin. (1) din art. 187 N CPC prevede abaterile ju d i
ciare constând în exercitarea abuzivă de câtre părţi a unor drepturi procesuale, în tim p
ce pct. 2 al aceluiaşi alineat enum eră abaterile judiciare reprezentate de nerespectarea
de către părţi sau terţi a unor obligaţii procesuale.
Amenda judiciară este instituită de lege pentru a asigura garanţiile desfăşurării unui
proces echitabil, pentru a preveni tergiversarea acestuia sau pentru a contribui la dem er
sul ju d icia r de aflare a adevărului prin adm inistrarea corespunzătoare şi în term en util a
probatoriului.
Astfel, am enda ju diciară a re funcţie preventivă, constând într-un efect inhibitor exer
citat asupra subiectelor d e drept, determ inându-le să respecte regulile d e desfăşurare
a procesului civil, precum şi funcţie sancţionatorie, am enda fiind o sarcină pecuniară
im pusă celui sancţionat, în m ăsura în care prim a funcţie nu şi-a dovedit eficienţa.
Caracterul judiciar al am enzii decurge din faptul că o atare m ăsură se dispune de
către instanţa judecătorească.
2. Exercitarea ab u zivă de câtre părţi a u n o r d re p tu ri p ro cesuale. Subliniem aspectul
că abaterile ju d iciare m enţionate la art. 187 alin. (1) pct. 1 l i t a)-e) NCPC sunt preluări,
cu uşoare m odificări, ale art. 1081 alin. (1) pct. 1 lit. a)-f) CPC 1865.
a) Astfel, lit. a) de la pct. 1 alin. (1) al art. 1081 CPC 1865 a fo st nuanţată în actualul
cod, în sensui accentuării faptului că num ai pentru introducerea, cu rea-credinţă, a unei
cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum şi pentru exercitarea unei
căi de atac, vădit netemeinice, poate fi aplicată am enda judiciară, iar nu pentru orice fel
de cerere dedusă spre soluţionare instanţei judecătoreşti (spre exem plu, cerere de pro
batorii).
Caracterul vădit netemeinic al cererii este lăsat la aprecierea instanţei judecătoreşti
(spre exem plu, introducerea unei cereri de chem are în judecată având ca obiect resti
tuirea unui îm prum ut, în condiţiile în care sum a îm prum utată a fost plătită de pârât
reclam antului personal, anterior prom ovării procesului, în scopul o bţinerii unei noi plăţi,
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 443
A rt. 187 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
reclam antul fiind în deplină cunoştinţă de cauză; reiterarea unui recurs de m ai m ulte ori
îm potriva aceleiaşi hotărâri judecătoreşti, după ce prim ul a fo st deja soluţionat etc.).
Soluţia de respingere a unei c e re riîn ju stiţie nu este prin ea în săşi dovada certă a săvâr
şirii unul abuz de drept procesual, ci acesta trebuie să rezulte din aprecierea circum stan
ţe lo r cauzei.
b) Abaterea judiciară prevăzută la îit. e ) a pct. 2 alin. (1) art. 10S2 CPC 1865 a fost
com pletată în noul cod cu teza contestării, cu rea-credinţâ, o autenticităţii unei înregis
trări audio sau video, aceasta fiind circum scrisă în m od expres m ijloacelor m ateriale de
probă, potrivit art. 341 alin. (2) N CPC. De asem enea, pentru existenţa abaterii judiciare,
spre deosebire de reglem entarea anterioară, noul cod a stipulat expres ca cel care con
testă scrierea sau sem nătura unui în scris sau autenticitatea unei înregistrări trebuie să
fie însuşi autorul său.
c) Noul cod prevede ca abatere ju diciară refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de
informare cu privire la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii.
Astfel, în conform itate cu art. 227 alin. (3) NCPC, în cazul în care judecătorul recom andă
m edierea, părţile se vo r prezenta la m ediator, în vederea inform ării lor cu privire ia avan
tajele m edierii. După inform are, părţile decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului
prin m ediere.
Este de m enţionat faptul că, în ipoteza cererilor în justiţie, de recuzare sau de stră
m utare ori a celorlalte cereri m enţionate la pct. 1 din articolul analizat, dacă acestea sunt
form ulate d e către avocat sau un alt reprezentant al părţii, persoana care va fi sancţio
nată cu am endă judiciară este partea, iar nu reprezentantul său, întrucât dreptul proce
su al a fost exercitat de acesta în num ele şi pe seam a părţii, iar nu în num e propriu.
3. N eresp ectarea d e către părţi sau te rţi a u n o r o b ligaţii pro cesuale. în ceea ce pri
veşte pct. 2 d e la alin. (1) al art. 187 N CPC, acesta reia, în principiu, abaterile judiciare
prevăzute în art. 1081 alin. (1) pct. 2 CPC 1865.
a) Prin excepţie, noul cod introduce la lit. b) de la pct. 2 al alin. (1) ca abatere ju d ici
ară fapta de neaducere, la termenul fixat de instanţă; a martorului încuviinţat, de către
partea care, din m otive im putabile, nu şi-a îndeplinit această obligaţie.
Aceasta prevedere a fost instituită în condiţiile stipulării exprese în noul cod a posibi
lităţii părţilor de a aduce m artorii încuviinţaţi ch iar fără a fi citaţi, ceea ce presupune că
ka term enul de încuviinţare a probei testim oniale instanţa nu a d isp u s citarea m artorilor,
ci a luat act de declaraţia părţii în sensul că înţelege să prezinte m artorii la term enul de
judecată stabilit pentru adm inistrarea probei. în aceste condiţii, în care m artorii nu au
fost citaţi, instanţa nu are posibilitatea să ie aplice o am endă ju d ic ia ri în caz d e nepre-
zentare, în tem eiul art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. a) NCPC, întrucât se presupune că nu au fost
încunoştinţaţi de adm inistrarea acestei probe, însă va putea să am endeze partea care
a declarat că îi va aduce la term enul pentru audiere, în tem eiul art. 187 alin. (1) pct. 2
lit. b) NCPC
b) La lit. c) de la pct. 2 al alin. (1) din articolul analizat se prevede im plicit obligaţia
avocatului unei părţi de a-şi asigura substituirea de câtre un alt avocat, atunci când este
în im posibilitate d e prezentare; în caz d e nerespectare a acestei sarcini, în m ăsura în
care s-a cauzat am ânarea judecării procesului, avocatul este pasibil de plata unei am enzi
judiciare. Spre deosebire de situaţia în care avocatul form ulează, spre exem plu, cu rea-
credinţă, o cerere de recuzare, caz în care partea este cea sancţionată, în ipoteza lit. c)
analizate am enda ju diciară se aplică avocatului, întrucât prin această prevedere codul
444 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T t u il V I. A m en zi ju d ic ia r e ţ i d e s p ă g u b ir i A rt. 188
D su a Na r c is a Th so h a r i 445
A rt. 189 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
Textul analizat constituie o preluare a art. 108* CPC 1865, cu singura m odificare că în
ioc de term enul d e „p agub ă" noul cod prevede expresia „prejudiciu m a terial sa u m o ra r,
accentuând în acest fel posibilitatea acordării inclusiv a dau nelo r m orale pentru săvârşi
rea abaterilor judiciare.
446 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T t u il v i . A m e n z i j u d ic ia r e ţi d e s p ă g u b ir i A rt. 190
în prim ul rând, pentru obţinerea unor despăgubiri în sensul indicat este necesar ca
partea prejudiciată să form uleze o cerere. Instanţa nu are dreptul să acorde părţii preju
diciate despăgubiri din oficiu în lipsa unei solicitări din partea acesteia, în contextul exis
tenţei principiului disponibilităţii părţilor în procesul civil, instituit de art. 9 NCPC.
în al doilea rând, cererea având ca obiect despăgubirile rezultate din am ânarea ju d e
cării cauzei este de com petenţa instanţei în fa ţa câreia s-a să vâ rşit fap ta, în tim p ce
cererea vizând despăgubirile cauzate de am ânarea executării silite este de com petenţa
instanţei de executare.
în al treilea rând, pentru acordarea despăgubirilor rezultând din am ânarea judecării
sau a executării silite este necesară întrunirea c u m u la tiv i a con diţiilor ră sp u n d erii civile
delictuale pentru fa p ta proprie, cerinţe ce transpar din dispoziţiile art. 1357 NCC corelate
cu m ateria în discuţie: existenţa unei fapte ilicite reprezentate de săvârşirea unei abateri
judiciare, expres prevăzute de art. 187 sau art. 188 NCPC, care a condus la am ânarea
judecării sau a executării silite; existenţa vinovăţiei celui câre a săvârşit abaterea disci
plinară, m anifestată sub form a intenţiei sau a culpei, după caz; producerea unui prejudi
ciu m oral sau m aterial unei părţi prin am ânarea judecării cauzei sau a executării silite ca
urm are a abaterii judiciare; existenţa unui raport de cauzalitate între prejudiciul produs
şi abaterea judiciară săvârşită.
Sim pla am ânare a judecări; sau a executării silite în lipsa vinovăţiei, a abaterii judi
ciare sau a liantului cauzal nu este de natură sâ deschidă posibilitatea părţii d e a pretinde
despăgubiri în cadrul procesului.
în ipoteza întrunirii cum ulative a condiţiilor răspunderii civile delictuale, instanţa va
acorda despăgubirile solicitate, în lim ita p ro b ă rii d a u n elo r m ateriale ţ i a a p recie rii dau
n elo r m orale în funcţie d e circum stanţele concrete a le cauzei, independent de faptul
aplicării sau nu de către instanţă a unei am enzi judiciare părţii acţionate sau d e îm preju
rarea câştigării sau nu a procesului a cărui am ânare s-a produs.
C O M E N T A R IU
Instanţa este obligată să constate întrunirea co ndiţiilor răspunderii civile delictuale
pentru a aplica am enda ju diciară sau pentru a acorda despăgubirile solicitate pentru
prejudiciul cauzat prin am ânarea ju d ecării sau a executării silite, m otivându-şi soluţia în
cuprinsul unei încheieri cu caracter executoriu.
în cazul analizat, com petenţa aparţine fie instanţei în faţa căreia a fost săvârşită fapta,
fie, după caz, instanţei de executare.
în acelaşi context, atunci când fapta constă în fo rm u la re a u nei cereri cu re o < red in ţo ,
am enda şi despăgubirea pot fi stabilite fie de instanţa în faţa căreia cererea a fost for
m ulată, fie de către instanţa care a soluţionat-o, atunci când acestea sunt diferite. Spre
exem plu, în ipoteza form ulării unei cereri de recuzare cu rea-credinţă, instanţa învestită/
O su A Na r c is a Th so h a r i 447
A rt. 191 Ca rtea I. D is p o z iţ ii g e n e r a l e
C O M E N T A R IU
Calea procedurală aflată la îndem âna celui am endat sau obligat la despăgubiri este
cererea de reexam inare, prin care acesta are posibilitatea să solicite înlăturarea am enzii
sau a obligaţiei de piaţă a despăgubirilor ori reducerea acestora.
Term enul d e declarare a cererii d e reexam inare este de 15 zile, calculat pe zile libere,
potrivit art. 181 alin. (1) pct. 2 NCPC, începând să curgă de la data la care a fo st luată
m ăsura, dacă persoana am endată sau obligată la despăgubiri era prezentă, sau de la
data com unicării încheierii, dacă persoana respectivă era lipsă, indiferent dacă a fo st sau
nu citată.
Noul cod prevede în m od expres faptul că cererea de reexam inare se soluţionează
cu citarea părţilor, elim inând în acest fel opiniile neunitare existente în practica judiciară
anterioară asupra acestui aspect. Apreciem că, în ipoteza am enzii judiciare, se va d is
pune num ai citarea persoanei am endate, celelalte părţi neavând interes în soluţionarea
cererii de reexam inare, în tim p ce în cazul despăgubirilor s e v a dispune citarea persoane
lor interesate - partea care a form ulat cererea de despăgubiri şi cei acţionat pentru plata
acestora, care este şi titularul cererii de reexam inare.
448 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T t u i l V I. A m e n z i j u d i c ia r e ţ i d e s p ă g u b ir i A rt. 191
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 449
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
maitreyi_devil993@yahoo.com
C A R T E A A ll-A . P R O C E D U R A
C O N T E N C IO A S Ă
C O M E N T A R IU
1. Dreptul de a sesiza instanţa. D reptul la un proces echitabil este un drept de ordin
procedural stabilit de Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor om ului şi a
libertăţilor fundam entale în art. 6 parag. 1.
Pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale, o rice persoană are d rep tu l la un tri
bunal, adică trebuie să i se recunoască posibilitatea de a se adresa unei instanţe ju d e
cătoreşti, instituite de lege, care îndeplineşte calităţi de independenţă şi im parţialitate;
substanţa acestei garanţii o constituie dreptul la un tribunal111.
Dreptul de a supune analizei instanţei judecătoreşti o pretenţie pentru apărarea
drepturilor şi intereselor legitim e ale unei persoane este subsecvent dreptului aces
teia de a se adresa acelei instanţe, fiindu-i su b o rd o n a t Prin urm are, dreptul de a sesiza
instanţa constituie un aspect al dreptului la un tribunal, care, la rândul său, reprezintă o
com ponentă esenţială a dreptului la un proces echitabil.
Pentru a-şi exercita dreptul d e a sesiza instanţa judecătorească, persoana trebuie să
form uleze o cerere de chem are în ju d e ca tă , pe care sâ o depună, personal sau prin repre
zentant, Ja registratura instanţei sau s l o trim ită acesteia, prin poştă, curier, fax, poştă
electronică ori prin în scris în form ă electronică.
2. în registrarea cererii. Procesul începe prin înregistrarea cererii la instanţă, în con
diţiile legii. Spre exem plu, a n u l dosarului va fi determ inat de anul înregistrării cererii de
chem are în judecată pe rolul instanţei judecătoreşti, ch iar dacă prim ul term en de jude-
cată a r fi fixat în anul următor.
D su A Na r c is a t h s o h a r i 451
A rt. 192 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s â
452 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 193
personal, acţionează pentru apărarea drepturi!or ori intereselor legitim e ale unor persoane
aflate în situaţii speciale sau, după caz, în scopul ocrotirii unui interes d e grup ori general.
Cel care form ulează cererea de chem are în judecată se num eşte reclam ant, iar cel
chem at în judecată se num eşte pârât, atât reclam antul, c i t şi pârâtul fiind părţi a le pro
cesului civil, potrivit art. 55 NCPC.
C O M E N T A R IU
1. Procedura p re alab ilă . Dreptul de a sesiza instanţa nu constituie un drept absolut,
fiind com patibil cu lim ită ri im p licite aplicate de către stat, în m ăsura în care acestea nu
restrâng accesul recunoscut unei persoane la o instanţă astfel încât dreptul în discuţie să
fie atin s în în săşi substanţa sa, cu excepţia situaţiilor în care lim itările urm ăresc un scop
legitim şi există un raport rezonabil de proporţionalitate între m ijloacele folosite şi sco
pul urm ărit1*1.
Cererea de chem are în judecată trebuie să îndeplinească o serie de co n d iţii intrinseci
(art. 194 NCPC), precum şi unele co n d iţii extrinseci (cum sunt, spre exem plu, parcurgerea
unor proceduri prealabile, plata taxelor judiciare de tim b ru, com petenţa instanţei etc.).
Articolul 193 alin. (1) N CPC reprezintă o preluare a art. 109 alin. (2) CPC 1865 şi
vizează obligativitatea îndeplinirii, în cazurile expres prevăzute de lege, a unei proce
duri prealabile sesizării instanţei cu soluţionarea cererii de chem are în judecată. Dovada
efectuării unei atare proceduri prealabile trebuie anexată cererii d e chem are în judecată.
în m ăsura în care legea nu prevede contrariul, excepţia inadm isibilitâţii prom ovării
cererii d e chem are în judecată decurgând din neîndeplinirea procedurii prealabile nu
poate fi invocată din oficiu de către instanţă, ci num ai d e către p â râ t p rin întâm pinare,
iar, în m ăsura în care întâm pinarea nu este obligatorie, la p rim u l term en de ju d e ca tâ la
care a fo s t legal citat, su b sancţiunea decăderii, term enul fiind unul im perativ şi absolut.
Sunt instituite proceduri prealabile în sistem ul Legii nr. 5 5 4/2004 a contenciosului
adm inistrativ (art. 7), al O.G. nr. 31/2002 privind serviciile poştale (art. 40-41) etc.
2. în ch e ie re a n o taru lu i p u b lic în cadrul pro ced urii su cceso rale ju d icia re . La sesiza
rea instanţei cu dezbaterea procedurii succesorale, cererea având ca obiect constatarea
deschiderii succesiunii unei persoane, a calităţii părţilor d e m oştenitori legali şi a cotelor
succesorale, precum şi a m asei succesorale sau constatarea vacanţei succesorale, recla
m antul va depune la dosar o încheiere em isă de notarul p u b lic cu privire la verificarea
evidenţelor succesorale prevăzute de noul Cod civiî.
D su A Na r c is a Th so h a r i 453
A rt. 194 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Instituirea acestei obligaţii legale în sarcina reclam antului are ca scop evitarea riscu
lui pronunţării d e către instanţă a unei hotărâri judecătoreşti prin care să se statueze asu
pra aceloraşi aspecte ca cele constatate de notarul public, în ipoteza în care procedura
succesorală a fo st anterior dem arată în faţa acestuia, fiind em is un certificat de m oşteni
to r sau, după caz. de calitate de moştenitor.
în acest caz, neîndeplinirea procedurii prealabile va putea fi invocată d e câtre
instanţă, din oficiu, sau de câtre pâ râ t. Este de m enţionat că acest alineat nu m ai pre
ved e un term en care să lim iteze în tim p dreptul de invocare a neregularităţii în discuţie,
decurgând ca atare concluzia că lipsa încheierii respective poate fi invocată de instanţă
o ricâ n d în cu rsu l ju d ecă ţii; în schim b, apreciem că pârâtul trebuie să invoce neregularita-
tea în condiţiile alineatului anterior, deoarece norm a specială înscrisă în alin. {3} se com
pletează cu dreptul com un în m ateriem deci cu norm a înscrisă în alin. (2).
N edepunerea de către reclam ant a unei atare încheieri este sancţionată cu inadm isi-
bilitatea p rom o vării cererii de chem are în ju d eca tâ , dat fiind caracterul prealabil al pro
cedurii în discuţie.
5e im pune sublinierea faptului că sancţiunea inadm isîbilităţîî cererii de chem are în
judecată este determ inată exclusiv de nerespectarea obligaţiei de a depune la dosar
încheierea solicitată de lege, iar nu şi de lipsa sesizării notarului public cu deschiderea
procedurii succesorale, întrucât aceasta din urmă nu are sem nificaţia unei proceduri
prealabile şi obligatorii Introducerii cererii la instanţa judecătorească. Astfel, în m ăsura
în care părţile doresc să dezbată procedura succesorală în faţa instanţei, preîntâm pinând
eventualele neînţelegeri ce a r cauza suspendarea procedurii notariale, p o t sesiza direct
instanţa, având num ai obligaţia legală de a depune la d o sa r încheierea prevăzută de
art. 193 alin. (3) NCPC.
4S4 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 194
C O M E N T A R IU
1. N o ţiun ea cererii de ch em are în ju decată. C aracterul n o rm ei. Cererea de chem are
în ju d eca tă , ca form ă de m anifestare a acţiunii civile, reprezintă actul de procedură prin
care se declanşează procesul civil.
Articolul 194 NCPC reprezintă d rep tu l com un în ceea ce priveşte con ţinutul unei
cereri de chem are în ju d eca tâ , astfel încât se va aplica ori d e câte ori acest aspect nu este
reglem entat în term eni diferiţi prin dispoziţii speciale.
Spre exem plu, în privinţa cererii de arbitrare sunt reglem entate dispoziţii parţial
diferite în art. 571 alin. (1) NCPC, aceasta trebuind să specifice suplim entar convenţia
arbitrală, precum şi num ele, prenum ele şi dom iciliul m em brilor tribunalului arbitrai. De
asem enea, potrivit art. 980 NCPC, în cererea d e partaj reclam antul este obligat să arate,
pe lângă m enţiunile prevăzute la art. 194, persoanele între care urm ează a avea loc
partajul, titlul pe baza căruia acesta este cerut, toate bunurile supu se partajului, valoarea
lor, locul unde acestea se află, precum şi persoana care le d eţin e sau le adm inistrează.
Totodată, în conform itate cu art. 915 NCPC, cererea de divorţ va cuprinde, pe lângă cele
prevăzute d e le g e pentru cererea de chem are în judecată, num ele copiilor m inori ai celor
doi soţi ori adoptaţi de aceştia. Potrivit art. 936 NCPC, cererea de punere su b interdicţie
judecătorească a unei persoane va cuprinde, pe lângă elem entele prevăzute la art. 194,
faptele din care rezultă alienaţia m intală a acesteia, precum şi dovezile propuse.
Dacă art. 194 N CPC constituie dreptul com un în m aterie de co nţinut al unei cereri
de chem are în ju d ecată, acesta are în schim b caracter de norm ă specială în raport de
art. 148 NCPC, ce reprezintă drept com un în m aterie d e conţinut al unei cereri adre
sate instanţelor judecătoreşti. Ca atare, dispoziţiile art. 194 se com pletează cu p revede
rile generale în m aterie de cereri adresate instanţelor ju d ecă to re şti (art. 148-152 NCPC).
Spre exem plu, deşi nu este prevăzută ca m enţiune obligatorie în cadrul art. 194 NCPC, în
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 455
A rt. 194 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 194
Indicarea dom iciliului sau sediului părţilor prezintă im portanţă d e o se b iţi şi prin
prism a stabilirii com petenţei teritoriale de soluţionare a cauzei, iar nu num ai a legalei
com unicări a actelor de procedură.
2.2. N u m ele, p re n u m e le ş i ca lita te a ce fui care rep rezin tă p a rte a în proces, ia r în
ca zu l re p re ze n tă rii p rin avocat, num ele, p re n u m e le a ce stu ia ş i s e d iu l p rofesio n a l.
Această cerinţă a cererii d e chem are de judecată este solicitată în ipoteza m care cererea
este form ulată prin reprezentant (legal sau convenţional), fiind sem nată de către acesta,
în calitatea m enţionată.
Daca cererea este form ulată de către reprezentant, fără ca din cuprinsul său să reiasă
ca lita te a ln care acesta acţionează, există riscul ca instanta să considere cererea ca fiind
* t *
form ulată în num e propriu şi, în consecinţă, să o respingă ca fiind introdusă de o per-
soană lipsită de calitate procesuală activă.
în ipoteza în care cererea este form ulată de doi reclam anţi, dintre care unul acţio
nează şi în calitate d e reprezentant al celu ilalt reclam ant, este necesar sa se m enţioneze
în m od cla r faptul acţionării în d u b la calitate a prim ului reclam ant.
Dacă cererea este form ulată prin reprezentant, este necesar ca, pe lângă elem entele
de identificare a părţilor, să existe şi m enţiunile prevăzute de lege pentru identificarea
reprezentantului reclam antului. De asem enea, prin raportare la art. 148 alin. (1) teza
a ll-a N CPC la care art. 194 face trim itere, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa
electronică sau alte coordonate ale reprezentantului, precum num ărul d e telefon, num ă
rul de fax sau alte asem enea.
D ovada ca lită ţii de reprezentant în form a prevăzută la art. 151 NCPC se va alătura
cererii d e chem are în judecată.
2.3. O b ie ctu l ce re rii ş i v a lo a re a lui. O biectul desem nează pretenţia concretă dedusă
spre soluţionare instanţelor judecătoreşti prin cererea de chem are în ju d ecată, prin care
se urm ăreşte respectarea unui drept subiectiv civil sau a unui interes legitim . Spre exem
plu, constituie obiect al cererii plata unei sum e de bani, revendicarea unui im obil, divor
ţul, tăgada paternităţii, rectificarea cărţii funciare, rezoluţiunea unui contract, constata
rea vacanţei succesorale, partajul ju d icia r ş.a.m .d.
Reclam antul are dreptul să*şi m odifice sau să*şi precizeze o b iectu l in iţia l a l cererii de
chem are în ju d eca tă , prin form ularea unei cereri adiţionale în condiţiile art. 204 NCPC.
O biectul cererii de chem are în judecată trebuie să existe, să f ie licit ş i m oral, determ i-
n a t sa u determ inabil ş i posibil.
în funcţie d e caracterul patrim onial sau nepatrim onial al dreptului subiectiv ce se
poate valorifica prin interm ediul cererilor, acestea se divid în cereri patrim o nia le (obiec
tu l cererii poate fi evaluat pecuniar) şi cereri nepatrim oniale (obiectul cererii nu poate fi
stabilit în bani).
Urm ătoarele cereri au caracter nepatrim onial: cererea de divorţ, cererea de anulare
a căsătoriei, cererea de tăgadă a paternităţii, cererea de stabilire a paternităţii/m ater
nităţii , cererea de contestare a recunoaşterii de m aternitate/paternitate, cererea de
punere sub interdicţie judecătorească, cererea d e declarare a m orţii unei persoane etc.
Cererea de acordare a dau nelo r m orale pentru repararea unui prejudiciu nepatrim onial
are caracter de cerere patrim onială, iar nu n e p a trim o n ia li, obiectul său fiind exprim at
pecuniar.
Cererile patrim oniale se su b d asifică în cereri reale (cereri prin care se tin d e la valo
rificarea unui drept real {cereri petitorii) sau a posesiei asupra unui bun (cereri poseso
rii)], cereri perso n a le (cereri prin care se tinde la valorificarea unui drept de creanţă) şi
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 457
A rt. 194 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
cereri m ixte (cereri prin care se urm ăreşte valorificarea, în acelaşi tim p, a unui drept real
$1 a unui drept de creanţă, dacă aceste drepturi su n t efectul aceleiaşi cauze, izvorând din
acelaşi act ju rid ic, sau se găsesc într-un raport de conexitate}111.
A u ca ra cte r re a l urm ătoarele cereri: cererea în revendicare, cererea de partaj, cere
rea confesorie (cererea prin care titularul unui d e zm e m b ră m ln t al dreptului de pro
prietate îşi apără dreptul), cererea negatorie (cererea prin care titularul dreptului de pro
prietate contestă existenţa unui d e zm e m b ră m ln t al dreptului său), cererea posesorie,
cererea în grănlţuire, cererea prin care se tinde ia valorificarea unui drept real accesoriu
(gaj, ipotecă, privilegii, drept de retenţie). Cererea prin care vânzătorul unui bun solicită
rezoluţiunea contractului d e vânzare nu m ai constituie în prezent o acţiune reală, în tru
cât dispoziţia art. 136$ C civ. 1864 nu a fost m enţinută în actualul Cod civil, astfel încât
în prezent aceasta are caracter mixt.
A u ca ra cte r p erso n a l urm ătoarele cereri: cererea în pretenţii prin care se urm ăreşte
plata unei sum e de bani, cererea prin care locatarul acţionează în judecată locatorul pen
tru predarea im obilului ce form ează obiectul contractului d e iocaţiune, cererea de anu
lare a unui contract de îm p ru m u t etc.
Atât cererile reale, cât şi cele personale, Tn funcţie de obiectul lor m aterial, se pot
su b d asifica în m obiliare (obiectul este constituit dintr-un bun m obil) şi im obiliare (obiec
tul este constituit dintr-un bun im obil).
Potrivit literaturii de specialitate121 există două categorii de cereri m ixte, şi anum e:
cererile prin care se urm ăreşte executarea unui act ju rid ic ce a creat sau transferat un
drept real asupra unui bun individual determ inat, dând naştere totodată la obligaţii per
sonale (spre exem plu, cererea în predarea unui bun individual-determ inat a cărui pro
prietate a fo st transferată printr-un contract de vânzare) şi cererile vizând nulitatea rela
tivă sau absolută, rezoluţiunea sau rezilierea ori revocarea unui act ju rid ic, prin care s-a
tran sm is ori s-a constituit un drept real.
Dualitatea de a cţiu n i [ipoteză în care titularul unui drept real are la îndem ână pen
tru restituirea bunului său atât o acţiune personală, izvorâtă din actul ju rid ic încheiat cu
pârâtul, act ju rid ic netranslativ sau constitutiv de drepturi (spre exem plu, solicitarea pro
prietarului unui bun dat în Iocaţiune adresată locatarului de restituire a acestuia), cât şi
o acţiune reală (de pildă, acţiunea în revendicare), izvorând din dreptul său real) este o
noţiune distinctă de cererea m ixtă, întrucât dreptul real şi cel de creanţă nu au acelaşi
izvor.
O biectul cererii de chem are în judecată prezintă interes prin prism a stabilirii com pe
tenţei generale, m ateriale şi teritoriale de soluţionare a cauzei, determ inării taxelor
ju d iciare de tim bru, incidenţei litispendenţei, conexităţii şi autorităţii de lucru judecat,
fixării căii de atac şi a com ponenţei com pletului de judecată, adm isibilităţii unor probe
[art. 309 alin. (2) NCPC] etc. Totodată, obiectul cererii este cel care fixează lim itele ju d e
căţii, prin raportare la art. 9 alin. (2) şi art. 397 alin. (1) NCPC.
Reclam antul are obligaţia de a indica în cererea de chem are în judecată valoarea
o b iectu lu i acesteia atunci când este evaluabil în bani. Pentru ca valoarea obiectului cere
rii fixată de către reclam ant să nu fie una aleatorie, codul a prevăzut şi obligaţia m enţio
nării în cuprinsul cererii de chem are în judecată a m odului de ca lcu i prin care s-a ajuns la
determ inarea acestei valori, cu depunerea unor d o v e iiîn acest sens.
4 S8 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 194
la stabilirea valorii obiectului cererii în cazuri speciale, trebu ie avute în vedere dis
poziţiile art. 101-103 NCPC. în acest context, este salutară prevederea noului Cod de
procedură civilă ce fixează ca valoare a cererii în desfiinţarea unui contract de locaţiune
sau de leasing sau a cererii privind predarea sau restituirea bunului în ch iriat sau arendat
cuantum ul a n u a l a l ch irie i sa u o l a re m ii, fiind rezolvate dificultăţile întâm pinate d e ju sti-
ţiabili şi de către instanţe în stabilirea valorii obiectului unei astfel de cereri, determ inate
de faptul că, deşi acestea au caracter patrim onial, obiectul lor era foarte dificil sau chiar
cu neputinţă de a fi evaluat111, în lipsa unui criteriu le g a i sta b il.
De asem enea, în cererile care au ca obiect un drept la prestaţii succesive, dacă durata
existenţei dreptului este nedeterm inată, valoarea lor se socoteşte după valoarea presta
ţiei an u a le datorate.
Totodată, c in d prin acţiune se cere plata unui părţi dintr-o creanţă, valoarea cererii
se socoteşte după partea pretinsă de reclam ant ca fiind exigibilă. în legătură cu această
dispoziţie legală, în ipoteza acţiunilor preventive, ce nu im plică valorificarea unui drept
de creanţă exigibil, apreciem că valoarea obiectului cererii se va stabili prin raportare la
cuantum ul solicitat, întrucât reclam antul va obţine această su m ă la m om entul la care
hotărârea judecătorească îşi va produce efectele şi anum e la term enul scadent.
în privinţa acţiunilor re a le im obiliare; dispoziţiile art. 194 lit. c ) NCPC fac trim itere la
art. 104 din acelaşi act norm ativ. Astfel, potrivit a r t 104 alin. (1) şi (2} NCPC, în cererile
având ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reate asupra unui im obil, valoa
rea lor se determ ină în funcţie de valoarea im pozabilă, stabilită potrivit legislaţiei fiscale,
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 459
A rt. 194 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
iar în lipsa acesteia, potrivit art. 9 8 NCPC. în conform itate cu acest ultim articol, evalua
rea im obilului se va face de către reclam ant în cuprinsul cererii de chem are în judecată,
iar, în caz de contestaţie, după înscrisurile prezentate şi explicaţiile date de părţi.
în ipoteza cererilor m enţionate, reclam antul va proceda la identificarea im obilelor,
arătând localitatea şi judeţul, strada şi num ărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apar
tam entul, precum şi, c in d im obilul este în scris în cartea funciară, num ărul de carte fun
ciară şi num ărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea de chem are în judecată se
va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului în scris în cartea funciară, eli
berat de biroul de cadastru şi publicitate im obiliară în raza căruia este situat im obilul, iar
în cazul în care im obilul nu este în scris în cartea funciară, se va anexa un certificat em is
de acelaşi birou, care atestă acest fapt.
2.4. A ră ta re a m o tiv e lo r d e f a p t ş i de d re p t p e ca re s e în te m e ia ză cererea. O biectul
cererii nu este suficient prin el însuşi pentru ca instanţa să-şi form eze o convingere asu
pra tem einiciei unei cereri de chem are în judecată, fiind necesară m otivarea acesteia,
atât în fapt, cât şi tn drept.
Spre exem plu, dacă reclam antul solicită obligarea pârâtului la plata unei sum e de
bani, este esenţial pentru soluţionarea cererii ca instanţa să cunoască fundam entul aces
tei pretenţii: răspundere civilă delictuală (daune m ateriale pentru lipsa de folosinţă a
unui im obil, cheltuieli d e judecată solicitate pe cale separată, dau ne m orale pentru pre
ju d iciu l cauzat onoarei şi reputaţiei reclam antului etc.), răspundere civilă contractuală
(preţ al bunul cum părat, restituirea avansului achitat în tem eiul unui act ju rid ic desfiin
ţat, penalităţi sau dobânzi convenţionale etc.) sau fapt ju rid ic licit (gestiunea de afaceri,
plata nedatorată şi îm bogăţire fără ju st tem ei).
Această m enţiune obligatorie a cererii de chem are în judecată vizează cauza sa ju r i
dică, reprezentată de fundam entul pretenţiei deduse judecăţii (situaţia de fa p t calificată
legal).
Prin m otive de fa p t se înţeleg toate îm prejurările, faptele, circum stanţele ce au con
d u s la form ularea cererii de chem are în judecată şi pe care se sprijină pretenţia dedusă
spre soluţionare instanţei.
M otivele d e d rep t su n t cele care conferă form ă ju rid ică m otivelor d e fapt, explicând
din punctul de vedere al dreptului substanţial şi procesual, obiectul acţiunii. Nu este
necesar ca reclam antul să indice textele legale pe care şi-a întem eiat pretenţia, ju d e
cătorul fiind în m ăsură să le determ ine din lecturarea obiectului cererii şi a m otivelor
acesteia. Nici greşita indicare de către reclam ant a textelor legale nu este de natură să
ţină instanţa, aceasta având posibilitatea să stabilească corecta încadrare a faptelor, cu
respectarea principiului disponibilităţii părţilor în procesul civil.
2.5. A ră ta re a d o v e zilo r p e ca re s e sp rijin ă fie c a re ca p ă t d e cerere. în cuprinsul cere
rii de chem are în judecată, reclam antul trebuie să arate m ijloacele d e probă a căro rîn cu -
viinţare o solicită în vederea dovedirii pretenţiilor sale.
Nu este suficientă m enţiunea din cererea de chem are în judecată exprim ată în prac*
tică sub form a „ îr dovedire, orice p rob e utile so lu ţio n ă rii cauzei, a că ro r necesitate a
adm inistrării va re ie şi d in dezbateri", întrucât în acest c a î probele nu sunt determ inate,
iar prevederea legală analizată nu este respectată.
în ipoteza în care reclam antul solicită încuviinţarea p ro b e i cu înscrisuri, la fiecare
exem plar ai cererii de chem are în judecată (un exem plar pentru instanţă şi exem plare
pentru com unicare în num ăr egal cu num ărul pârâţilor) va alătura înscrisurile de care
înţelege să se folosească în proces, în fotocopii certificate pentru conform itate cu origi-
460 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 194
naiul. Dacă înscrisurile sunt redactate într-o lim bă străină, reclam antul le ve depun e în
fotocopie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată d e un traducător autori
zat sau, în lipsa acestuia, de o persoană de încredere, în condiţiile legii speciale.
în ipoteza anu m itor acţiuni civile, este necesară ataşarea la cererea d e chem are în
judecată a unor înscrisuri specificate de lege. Astfel, potrivit art. 571 alin. (1) NCPC, la
cererea de arbitrare se va anexa copie de pe contractul în care este inserată convenţia
arbitrată, iar dacă a fost consem nată într-un în scris separat orî s-a încheiat un com pro
m is, co pie de pe acesta. La cererea d e divorţ, potrivit art. 915 alin. (3) NCPC, se va alătura
o copie a certificatului de căsătorie şi, după caz, câte o copie a certificatelor de naştere
ale copiilor m inori. Totodată, în conform itate cu alin. (4) al aceluiaşi articol, la această
cerere se poate alătura, după caz, înţelegerea soţilor rezultată din m ediere cu privire la
desfacerea căsătoriei şi, după caz, la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului. Potrivit
art. 1016 alin. (2) NCPC, la cererea privind ordonanţa de plată se anexează înscrisurile ce
atestă cu a nt u m ul su m e i d ato rate şl o rice a Ite înscri s u ri d oved itoa re a le a cestei a; d ova d a
com unicării som aţiei prevăzute la art. 1014 alin. (1) se va ataşa cererii su b sancţiunea
respingerii acesteia ca inadm isibilă.
Dacă reclam antul doreşte încuviinţarea p robei cu interogatoriul pârâtului, va speci
fica în cuprinsul acţiunii solicitarea de citare a pârâtului cu m enţiunea „persono! Io inte
rogatoriu", în vederea adm inistrării probei, fără însă a ataşa la d o sa r întrebările pentru
interogatoriu odată cu cererea de chem are în judecată, pentru a nu da posibilitatea pârâ
tu lu i să-şi pregătească din tim p răspunsurile, în urm a consultării în prealabil a dosaru
lui. Dacă însă pârâtul este una dintre persoanele m enţionate la art. 355 alin. (1), cărora
întrebările pentru interogatoriu li se com unică în scris, reclam antul le va ataşa cererii
de chem are în judecată pentru a fi com unicate. Este de m enţionat că, în am bele cazuri,
instanţa va adm inistra proba su b rezerva dezbaterii acesteia, la prim ul term en de ju d e
cată cu procedura de citare legal îndeplinită, potrivit art. 203 alin. (1) NCPC.
în situaţia în care reclam antul solicită încuviinţarea p ro b e i testim oniale, va indica în
cerere num ele, prenum ele şi adresa m artorilor, precum şi, dacă este cazul, adresa elec
tronică, alte coordonate, num ărul de telefon, num ărul d e fax sau alte asem enea date de
contact ale m artorilor.
în m ăsura în care prin cererea de chem are în judecată se solicită încuviinţarea probei
cu înscrisuri, fără ca acestea să fie ataşate cererii, sau a probei testim oniale, fără a fi spe
cificaţi m artorii, se va considera că proba respectivă nu a fost propusă în condiţiile legii,
fiind incidente aceleaşi sancţiuni prevăzute de lege pentru ipoteza în care acestea nu au
fost deloc indicate.
2.6. Se m n ă tu ra . Cerere a de chem are în judecată trebuie să fie însuşită de către recla
m ant prin sem nătura sa ori a reprezentantului său.
Sem nătura se efectuează olograf, nefiind respectată condiţia legală în situaţia în care
pe cerere este aplicată doar ştam pila reclam antului persoană ju rid ică, fiind necesară şi
sem nătura reprezentantului său. Totodată, este valabila sem n ătu ra electronică, în con
diţiile legii speciale.
De asem enea, sem nătura trebuie să fie situată la sfârşitul cererii pentru a avea sem
nificaţia faptului că este atestat întregul său conţinut.
în tru câ t legea nu face referiri în privinţa m odului de executare a sem năturii, este
suficientă aplicarea sem năturii pe care reclam antul sau reprezentantul său o foloseşte
în m od curent, nefiind necesar ca aceasta să cuprindă în m od obligatoriu num ele şi pre
num ele sem natarului.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 461
A rt. 194 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
462 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 195-196
A ri. 195. N um ărul de exem plare. C ererea de chem are în judecată se v a face
în num ărul de exem plare stabilit la art. 149 alin. (1).
C O M E N T A R IU
Prin raportare la dispoziţia la care codul face trim itere, cererea de chem are în ju d e
cată fiind supusă com unicării, de principiu se face în atâtea exem plare câte sunt nece
sa re p en tru com unicare: p lu s un exem plar p en tru instanţă. Sp re exem plu, dacă cererea
este în d re p ta ti îm potriva a trei pârâţi, aceasta trebuie redactată în patru exem plare.
N erespectarea obligaţiei reclam antului de a ataşa exem plare suficiente a le cererii
de chem are în judecată [spre exem plu, nedepunerea cererii adiţionale reglem entate de
art. 204 alin. (1) N CPC în exem plare suficiente pentru com unicare] poate fi sancţionată,
d u p i acordarea prim ului term en d e judecată, cu suspen darea judecării cauzei, în con
diţiile art. 242 alin. (1) NCPC, sau se poate face aplicarea dispoziţiilor art. 149 alin. (3)
NCPC. Dacă însă nu a fost acordat prim ul term en de judecată, nedepunerea ia dosar a
cererii de chem are în judecată în exem plare suficiente va determ ina anularea ocesteia,
în condiţiile a n . 2 0 0 NCPC.
A ri. 196. N u litatea cererii. (1) C ererea de chem are în judecată care nu
cuprinde num ele şi prenum ele sau, după caz, denum irea oricăreia dintre părţi,
obiectul cererii, m otivele de fapt ale acesteia ori sem nătura părţii sau a reprezen
tantului acesteia este nulă. D ispoziţiile art. 200 su n t aplicabile.
D su A Na r c is a Th so h a r i 463
A rt. 196 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
(2) C u toate acestea, lipsa sem năturii se poate acoperi în tot cursul judecăţii în
faţa prim ei instanţe. D acă se invocă lip sa de sem nătură, reclam antul care lipseşte
la acel term en v a trebui sâ sem neze cererea cel m ai târziu la prim ul term en urm ă
tor, fiind înştiinţat în acest sens prin citaţie. In cazu l în care reclam antul este pre
zent în instanţă, acesta v a sem na chiar în şedinţa în care a fost invocată nulitatea.
(3) O rice altă neregularitate în legătură cu sem narea cererii de chem are în
judecată va fi îndreptată de reclam ant în condiţiile prevăzute la alin. (2).
C O M E N T A R IU
Sancţiunea care intervine în cazul nerespectării elem entelor vizând num ele şi prenu
m ele sau, după caz, denum irea oricăreia dintre părţi, obiectul cererii, m otivele d e fapt
a le acesteia ori sem nătura părţii sau a reprezentantului acesteia este nulitatea cererii de
chem are în ju d eca tă , condiţionată de vătăm area procesuala, a cărei existenţă este p re
zum ată re la tiv de lege.
Nulitatea cererii de chem are în judecată pentru elem entele indicate poate fî invocată
din oficiu de către instanţă, de procuror, precum şi de către p ă rţile adverse.
Dacă la prim irea cererii de chem are în judecată, înainte de acordarea p rim u lui termen,
elem entele m enţionate nu sunt respectate, cererea se va anula în condiţiile ort. 200 NCPC.
în cazul în care însă o cerere adiţională regle m e n tatăd eart. 2 0 d a lin . (1) NCPC, depusă
la prim ul term en de judecată sau ulterior (părţile adverse dându-şi acordul expres cu pri
m irea acesteia peste term en), nu respectă condiţiile vizate de art. 196 NCPC, aceasta va
fi declarată nulă în cursul judecăţii.
Suplim entar faţă de elem entele indicate în art. 133 alin. (1) CPC 1865, noul Cod de
procedură civilă prevede su b sancţiunea nulităţii exprese a cererii de chem are în ju d e
cată nesocotirea cerinţei privind m otivele de fa p t ale acesteia. Cu lipsa m otivării în fapt
poate fi asim ilată şi o m otivare com plet neinteligibilă. Este d e rem arcat aspectul că nuli
tatea pentru neindicarea m o tive lo r de d rep t nu este una expresă, m otiv pentru care este
necesara dovada existenţei unei vătăm ări pentru anularea cererii în cursul procesului
decurgând din această lipsa.
Totodată, spre deosebire d e art. 133 alin. (2) teza I CPC 1865, potrivit căruia lipsa
sem năturii se putea îm p lin i în to t cursul judecăţii, nefăcându-se vreo referire la etapa
procesuală în care această neregularitate a r f i fost sesizată, în codul actual lipsa sem nă-
turii se p o a te acoperi în to t cursul ju decăţii n u m a i în fa ţa p rim e i instonţe. Ca atare, lipsa
sem năturii cererii de chem are în judecată nu poate fi acoperită în etapa procesuală a
apelului sau a recursului, ci calea de atac se im pune a fi adm isă, hotărârea atacată anu
lată sau casată, după caz, iar cererea declarată nulă p en tru lipsa sem năturii.
De asem enea, potrivit art. 133 alin. (2) teza a ll-a CPC 1865, dacă pârâtul invoca lipsa
de sem nătură, reclam antul trebuia sa sem neze cel m ai târziu ia prim a zi de înfăţişare
urm ătoare, iar când era prezent în instanţă. în chiar şedinţa în care a fo st invocată nulita
tea. în prezent, în conform itate cu art. 196 alin. (2) teza a ll-a NCPC, dacă se invocă lipsa
de sem nătură, reclam antul care lipseşte la acel term en va trebui să sem neze cererea cel
m a i târziu la p rim u l term en urm ător la care este legal citat, fiind înştiinţat în acest sens
prin citaţie; în cazul în care reclam antul este prezent în instanţă, acesta va sem na chiar
în şedinţa în care a fo s t invocată nulitatea. Com parând textele legale în discuţie, sesi
zăm faptul că lipsa sem năturii nu mat este o chestiune ce a r putea fi invocată doar de
către pârât (vechiul text legal fiind oricum aplicat în practica judiciară anterioară în mod
464 D t U A N A X C IS A T H tO H A M
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 197
extensiv, în sensul c i instanţele invocau din oficiu lipsa sem năturii). De asem enea, prim a
zi de înfăţişare urm ătoare este înlocuită cu prim ul term en de ju decată urm ător la care
reclam antul a fo st legal citat cu m enţiune expresă în acest sens. Ca atare, şi în ipoteza
în care pricina nu a r fi în stare de judecată, so licitln d u -se , spre exem plu, de c it r e pârât
am ânarea cau 2ei pentru lipsă de apărare, reclam antul va trebui să sem neze cererea de
chem are în judecată, sub sancţiunea declarării nulităţii acesteia.
în cazul în care cererea este form ulată prin reprezentant, dovada calităţii sale fiind
a n e xa ţi la dosar, apreciem c i se im pune citarea a tâ t a reclam antului, c â t ş i a repre
zentan tului său pentru a proceda la sem narea cererii, su b sancţiunea declarării nulităţii
acesteia, în condiţiile art. 196 alin. (2) NCPC.
De asem enea, deşi lipsa sem năturii s-a r fi putut acoperi în to t cursul judecăţii cauzei
în p r im i in sta n ţi, d u p i acordarea prim ului term en d e judecată, totuşi, în m ăsura în care
obligaţia sem nării cererii i se pune în sarcină reclam antului în ain te de fixarea acestui
term en , necom plinirea carenţei în discuţie va antrena anularea cererii, în condiţiile
art. 200 NCPC.
A r i . It> 7 . T im b rarea cererii. în cazul în care cererea este supusă tim brării,
dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii. N etim brarea sau tim brarea
insuficientă atrage anularea cererii de chem are în judecată, în condiţiile legii.
C O M E N T A R IU 1
1. D efin iţia, clasificare a ta xe lo r ju d icia re d e tim b ru ş» d o m en iu l de ap licare a legis
laţie i speciale în m aterie. O rice persoană se poate adresa ju stiţiei pentru apărarea drep
turilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitim e în exercitarea dreptului său la un proces
echitabil, fără posibilitatea îngrădirii nelim itate a accesului lib e r la justiţie.
A cest acces la ju stiţie poate fi lim itat prin im punerea d e către stat a unei restricţii
fin a n cia re , dictate de exigenţele unei bune adm inistrări şi funcţionări a justiţiei, ca ser
viciu public.
în cauza W eissm an ş i a lţii c. Rom ânief -1, C.E.D.O. a apreciat că o lim itare a accesului la
ju stiţie este conform ă dispoziţiilor art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor şi liber'
taţilo r fundam entale ale om ului num ai dacă tinde către un scop legitim şi dacă există un
raport rezonabil de proporţionalitate între m ijloacele folosite şi scopul vizat. D e asem e-
nea, Curtea a stabilit câ „dreptul d e acces la o instanţă" garantat de art. 6 din Convenţie
„se pretează unor lim itări, deoarece, prin în săşi natura sa, el im pune o reglem entare din
partea statului, care poate să aleagă m ijloacele pe care să ie utilizeze în acest scop". în
această privinţă, Curtea ream inteşte în cauza Larco şi a lţii c. Rom âniei'* că ea nu a exclus
niciodată ipoteza conform căreia interesele unei bune adm inistrări a ju stiţiei po t să ju sti'
fice im punerea unei restricţii de natură financiară în accesul unei persoane la o instanţă.
Dreptul privind accesul liber la justiţie, garantat de art. 21 din Constituţie, n u p re su
p une însâ gratuitateo acestuia, aspect stabilit d e Curtea C onstituţională*, care a reţinut
că instituirea taxei judiciare de tim bru este o aplicare a principiului consacrat d e art. 56
111 P e n tru o a b o rd a re m ai e x tin să a m ate rie i, a se v e d e a D. T h eo h a ri, C .M . llie , M .A . B frlog, B. C risre o , A c ţiu n ile
civ ile ş i ta x e le ju d ic ia re d e tim b ru . Le g e a nr. 1 4 6 /1 9 9 7 co m e n ta tă , Ed. H a m a n g iu , B u cu re şti, 201 2.
I2‘ P u b lica tă în M . Of. nr. 5 8 8 d in 27 a u g u s t 2 0 0 7 ; a se v e d e a , în a ce la şi sens, si ca u za B eton c. R o m â n ie i,
p u b licată în M , O f. nr. € 1 6 d in 2 1 a u g u st 200 8.
13 P u b lica tă în M . O f. nr. 5 4 6 d in 6 a u g u st 200 9.
141 D e c. C u rţii C o n stitu ţio n a le nr, 8 2 / 1 9 9 9 , nr. 9 7 /1 9 9 9 , nr. 4 7 /2 0 0 3 .
O su A Na r c is a Th so h a r i 465
A rt. 197 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
din Constituţie* potrivit căruia „cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin im pozite şi prin
taxe, la cheltuielile publice".
Prin urm are, stabilirea de către stat în sarcina justiţiabililor a obligaţiei de p la tă a
u n e i taxe ju d icia re de tim bru nu reprezintă o ingerinţă în d rep tu l d e acces lib e r la ju s ti
ţie, în m ăsura în care scopul instituirii acesteia îl reprezintă buna funcţionare a justiţiei,
iar cuantum ul său nu este excesiv, neim punând ju stiţiabilului o sarcină exorbitantă de
natură a leza dreptul acestuia în substanţa sa. Curtea europeană a statuat cu titlu de
principiu în cauza W eissm an ş i a lţii c. Rom âniei că „sum a costurilor, apreciată în lum ina
circum stanţelor unui caz dat, înţelegând aici şi solvabilitatea solicitantului şi faza proce
durii prin care restricţia în chestiune îi este im pusă, este un factor de care trebuie ţinut
cont pentru a determ ina dacă persoana respectivă a beneficiat de dreptul d e acces ia
justiţie, sau dacă, din cauza sum ei totale a cheltuielilor, accesul la ju stiţie a fost restrâns
în aţa m ăsură în cât este afectat în însăşi substanţa sa".
Taxele ju d icia re de tim bru reprezintă plata serviciilor prestate de către instanţele
judecătoreşti, M inisterul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, potrivit dispoziţiilor art. 1 din N orm ele m etodologice pentru aplicarea Legii
nr. 146/1997 privind taxele judiciare d e tim bru, aprobate prin O rdinul m inistrului justiţiei
nr. 760/1999.
După criteriul m odului de stabilire, potrivit dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Norm ele
m etodologice, taxele ju d iciare de tim bru se clasifică în toxe fix e (exprim ate în sum e
absolute - de exem plu, cererea pentru străm utare în m aterie civilă, contestaţia în
anulare şi revizuirea, cererea de divorţ) şi în taxe propo rţio nale ş i p e tranşe (exprim ate
în procente - de pildă, cererea privind obligarea pârâtului la plata unei sum e de bani).
Taxele în su m ă fix ă se aplică acţiunilor şi cererilor neevaluabile în bani (de exem plu,
cere rea de d ivo rţ, cererea de sta b i Ii re a locu inţei m inorilor, p3â nge re a îm pot ri va înch eierii
d e respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial etc.), precum şi celo r evaluabile
în bani, pentru care prin lege s-a stabilit o sum ă fixă (de pildă, cererea pentru em iterea
ordonanţei de plată).
Taxele propo rţio nale ş i pe tranşe se aplică acţiu n ilo r şi cererilor evaluabile în bani şi
se calculează la valoarea supusă taxării.
Din punctul de vedere al term inologiei utilizate în practică, noţiunea de „ taxe ju d ic i
are de tim bru" include atât foxo ju d icia ră de tim bru, ce form ează obiectul de reglem en
tare al Legii nr. 146/1997, cât şi tim brul ju d ic ia r, al cărui cadru legal este constituit de
O .G. nr. 32/1995 privind tim brul judiciar.
Ca dom eniu de aplicare, Legea nr. 146/1997 reglem entează cuantum ul taxelor ju d i
ciare de tim bru aferente acţiunilor şi cererilor adresate instanţelor Judecătoreşti, M inis
terului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi
sfera acţiu n ilo r şi cererilor adresate aceloraşi instituţii ce su n t scutite de plata taxelor
ju d iciare de tim b ru (scutiri obiective şi subiective), m odalitatea d e contestare a taxe
lor stabilite şi procedura de acordare a facilităţilor la plata taxelo r ju diciare de tim bru la
cererea persoanelor interesate.
Totodată, potrivit art. 1 din O.G. nr. 32/1995, tim brul ju d ic ia r se aplică acţiunilor,
cererilor, actelor şi serviciilor de com petenţa tu tu ro r instanţelor judecătoreşti, M iniste
rului Justiţiei, Parchetului G eneral de pe lângă în alta Curte d e Casaţie şi Justiţie, precum
şi actelor notariale ce se îndeplinesc de către notarii publici.
în conform itate cu art. 1 alin. ( 2 ) din ordonanţă, tim brul ju d icia r nu se aplică în cazu
rile în care nu se percepe taxa de tim bru.
466 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 197
Osu a Na r c is a Th so h a r i 467
A rt. 197 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
ilr ii cererii ca netim brate, această ultim ă sancţiune intervenind num ai pentru neplata
taxelor judiciare de tim bru datorate.
Instanţa învestită cu soluţionarea cererii va proceda la anularea taxei de tim bru a ch i
tate, făcând m enţiune în acest sens pe originalul dovezii plăţii (anulat, data şi sem nătura
judecătorului). A nularea are sem nificaţia faptului că taxa de tim bru achitată a fo st folo
sită spre soluţionarea dosarului respectiv.
Potrivit art. Î S alin. (2) din Legea nr. 146/1997, îm potriva m odului d e stabilire a taxei
ju d iciare d e tim bru se poate face cerere d e reexam inare, la aceeaşi instanţă, în term en
d e 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data com unicării sum ei datorate.
Cererea se soluţionează în cam era de consiliu de u n a lt com plet, fâ râ citarea părţilor,
prin încheiere definitivă, raportat la art. 8 din Legea n r 76/2012.
3. V aloarea la care se calculează taxa d e tim b ru în cazul cererilo r e va lu a b ile în bani.
Potrivit dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din N orm ele m etodologice, su n t considerate acţiuni
şi cereri evaluabile în bani cele al căror o b iect este un drept patrim onial care poate fi
evaluat pecuniar.
în cadrul a cţiu n ilo r evaluabile în b a n i se includ, cu titlu exem plificativ, cererile în pre
tenţii fundam entate pe răspundere civilă delictuală, răspundere civilă contractuală sau
fapt ju rid ic licit (gestiunea intereselor altei persoane, plată nedatorată, îm bogăţirea fără
ju st tem ei), cererile având ca o b iect o obligaţie de a face cu caracter patrim onial (spre
exem plu, obligaţia de a efectua o lucrare ce poate fi evaluată pecuniar, de a preda un bun
m obil evaluabil), acţiunea în revendicare, cererile de ordonanţă preşedinţială al căror
o b iect este evaluabil în bani (spre exem plu, cererea de ordonanţă preşedinţială având ca
o b iect repararea unui şanţ co lecto r al apelo r pluviale} etc.
în conform itate cu dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 146/1997, valoarea la care
se calculează taxa de tim bru este cea declarată în acţiune sau în cerere.
Valoarea obiectului cererii d e chem are în judecată s e stabileşte de că tre recla m a n t \n
cuprinsul său, potrivit dispoziţiilor art. 194 lit. c) NCPC.
Dacă această valoare este contestată d e partea adversă sau apreciată d e instanţă
ca derizorie, art. 5 alin. (2) din Norm ele m etodologice de aplicare a le g ii nr. 146/1997
prevede că evaluarea se va face pe cale d e expertiză, dispusă din oficiu sau la cererea
oricărei părţi, taxa calculându-se la valoarea rezultată din expertiză. Este de m enţionat
în acest context şi art. 98 alin. {3} N CPC, potrivit căruia, în caz de contestaţie, valoarea
se stabileşte după înscrisurile prezentate şi explicaţiile date de părţi. De altfel, art. 194
lit. c) N CPC prevede faptul că reclam antul va indica în cerere m odul de calcul prin care
s-a ajuns la determ inarea valorii obiectului cererii, cu indicarea înscrisurilo r corespunză
toare. în continuare, art. 131 alin. (2) N CPC stipulează că, în m od excepţional, în cazul în
care pentru stabilirea com petenţei sunt necesare lăm uriri ori probe suplim entare, ju d e
cătorul va pune această chestiune în discuţia părţilor şi va acorda un singur term en în
acest scop.
Astfel, în contextul existenţei acestor două reglem entări cu privire la acelaşi aspect
(chiar dacă prevederile din cod sunt instituite pentru determ inarea com petenţei de so lu
ţionare a cauzei, acestea nu pot fi în lătura te, întru cât se raportează to t la valoarea o biec
tului cererii), apreciem că în ipoteza vizată, valoarea obiectului cererii se va stabili prin
înscrisurile prezentate d e părţi, iar, num ai în m ăsura în care acestea nu sunt suficiente,
se poate recurge la adm inistrarea probei cu expertiză.
468 D t U A N A R C IS A T H S Q H A tti
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 197
D s l ia Na r c is a t h s o h a r i 469
A rt. 197 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s â
progresivă pe m ăsura m ajorării valo rii obiectului cererii, calcul care conduce la obţinerea
unor rezultate diferite.
De asem enea, subliniem că, deşi soluţia transpare cu evidenţă din norm ele legale
incidente în m ateria taxelor judiciare d e tim bru, cu p re vale n ţi atunci când se form ulează
maf m ulte capete d e cerere având obiect diferit ca n a tu ri ju rid ică (spre exem plu, pri
mul capăt de cerere are ca o b iect revendicarea unul Im obil, iar cel de-al dotfea capăt de
cerere are ca o b iect despăgubiri sau prim ul c a p it de cerere are ca o b iect nulitatea unui
act ju rid ic, iar cel de-al doilea c a p it de cerere, form ulat în subsidiar, are ca obiect rezolu-
ţiunea unui act ju rid ic ori prim ul capăt de cerere are ca obiect nulitatea unui act juridic,
iar cel de-al doilea nulitatea unui alt act juridic), ea este uneori ignorată în practica ju d i
ciară atunci când se form ulează m ai m ulte capete de cerere având ca obiect pretenţii,
din care unele reprezintă principalul, iar altele accesoriul.
Aşadar, atunci când reclam antul so lic iţi obligarea pârâtului la plata unei sum e de
bani reprezentând d eb it p rin cip a l şi 1a plata unei alte sum e de bani reprezentând debit
accesoriu, constând în p e n a litiţi de întârziere sau, după caz, d o b â n d i legală, instanţa va
determ ina taxa judiciară de tim bru aplicând sistem ul proporţional pe tranşe fr? ra port de
fie ca re dintre cele douâ capete d e cerere, iar nu raportat la valoarea lor însum ată.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 35 alin. (4) din N orm ele m etodologice, când prin
cerere se pretind şi m ajorări de întârziere pi/sau dobânzi, cuantum ul acestora, de la data
la care încep să c u rg i şi până la data înregistrării cererii sau a com pletării ei, se cuprinde
în valoarea taxabilă a cererii. Prin urm are, dacă reclam antul so lic iţi obligarea pârâtu
lui la plata unei sum e de bani (debit principal) şi a dobânzilor de la data la care acestea
au începu t s i c u r g i şi până la data în re g istririi cererii, va trebui s i calculeze şi să indice
valoarea acesto r dobânzi, pentru a se stabili taxa de tim bru aferentă cererii.
Dacă reclam antul s o lic iţi, în afara debitului principal, şi plata dobânzilor de la data la
care acestea au începu t să curgă şi până la data plăţii efective, atunci acesta va trebui, de
asem enea, să calculeze şi să indice valoarea dobânzilor de la data la care acestea au înce
put sâ c u rg i şi p â n i la data înregistrării cererii, pentru a se putea stabili taxa d e tim bru,
în tim p ce dobânzile de la data înregistrării cererii la data plăţii efective nu vo r fi luate în
calcul la stabilirea taxei de tim bru, ci num ai la pronunţarea h o tirârii.
A preciem c i regulile m enţionate în art. 98 alin. (1} şi {2) N CPC v iz e a z i exclusiv deter
m inarea com petenţei şi nu pot fi extinse şi ?n m ateria tim brării.
5. C o n sid e raţii p rivind tim b raju l c ă ilo r d e atac a a p e lu lu i şi a recursului. Taxa judi*
ciară de tim bru a fe re n ţi c iii d e atac a apelului sau a recursului exercitate îm potriva unei
hotărâri pronunţate într-o cerere sa u acţiune neevaluabilă în b a n i reprezintă jum ătate
din cu antum ul taxei datorate pentru cererea sa u acţiunea neevaluabilă în bani, soluţio
n a ţi de prim a instanţă (art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997].
Taxa de tim bru aferentă apelului şi recursului se va stabili prin raportare la taxa ju d i
ciară d e tim bru datorată, potrivit legii, pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani
soluţionată de prim a instanţă, iar nu la taxa ju diciară de tim bru achitată în m od efectiv
d e parte în prim ă instanţă, întrucât există posibilitatea ca aceasta să nu fi plătit o taxă
ju diciară în cuantum legal, iar prim a in sta n ţi să fi trecut la soluţionarea cauzei, neglijând
acest aspect.
De altfel, dispoziţiile art. 2 0 alin. (S ) din Legea nr. 146/1997 prevăd c i în situaţia
în care instanţa ju d e cito re a scă învestită cu soluţionarea unei c ii de atac ordinare sau
extraordinare constată că în fazele procesuale anterioare taxa ju diciară de tim bru nu a
470 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l Pro ced u ra În f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 197
fost plătită în cuantum ul legal, va dispune obligarea părţii la plata taxelor ju d iciare de
tim bru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu.
Pentru ipoteza în care în cauză s-a pronunţat o încheiere definitivă, potrivit art. 8 din
Legea nr. 76/2012, în urma form ulării unei cereri de reexam inare a taxei judiciare de
tim b ru, dispoziţiile art. 20 alin. (5) din lege nu vo r prim i aplicare, în vederea respectării
principiului securităţii raporturilor juridice. Rezultă că, în această ipoteză, instanţa de
control ju d icia r nu va putea dispune obligarea părţii la plata diferenţei de taxă judiciară
de tim bru, în situaţia în care ar aprecia că în m od greşit a fo st încuviinţată cererea de
reexam inare.
Taxa judiciară de tim bru aferentă căii d e atac a apelului sau a recursului exercitate
îm potriva unei hotărâri pronunţate într-o cerere sa u acţiu n e evalu abilă în b a n i repre
zintă ju m ă ta te din cu a n tu m u l taxei datorate ia sum a contestată.
Prin urm are, în acest caz, taxa judiciară de tim bru aferentă apelului poate fi distinctă
de cea aferentă recursului, fiind stabilită prin raportare la sum a contestată, iar nu la taxa
datorată pentru cererea sau acţiunea soluţionată de prim a instanţă.
Potrivit dispoziţiilor art. 14 din Norm ele m etodologice, cererile acceso rii p rivin d chel
tuielile de ju d eca tă , precum şi cererile pentru exercitarea că ilo r de a ta c îm potriva solu
ţiei privitoare la aceste cereri nu se tim brează. Prin urm are, apelul sau recursul declarat
îm potriva unei hotărâri prin care se contestă exclusiv cheltuielile de ju decată nu este
supus unei taxe ju d iciare de tim bru.
Dispoziţiile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 m enţionează că se tim brează cu
taxă fix ă apelul sau recursul, după caz, exercitat îm potriva încheierii de scoatere în vân
zare a bunurilor în acţiunea d e partaj, încheierii de suspendare a judecării cauzei, hotă
rârilor de anulare a cererii ca netim brată sau nesem nată şi hotărârilor prin care s-a res
pins cererea ca prem atură, inadm isibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.
Aceste dispoziţii vizează şi situaţia în care cererea a fo st respinsă, spre exem plu, ca
inadm isibilă de prim a instanţă, iar apelul a fost respins ca nefondat de către instanţa de
apel, m otiv pentru care recursul declarat d e reclam ant îm potriva deciziei de apel va fi
tim brat tot cu taxă fixă.
în ceea ce priveşte noţiunea de taxă datorată potrivit legii, independent de caracterul
evaluabil sau neevaluabil în bani al cererii, pentru determ inarea taxei de tim bru aferente
cererii d e apel/recurs se va avea în vedere legea în vigoare ia m om en tu l introducerii
acţiunii, iar nu cea în vigoare la data declarării căii de atac.
Dacă cererea sau acţiunea este scutită de plata taxei ju d iciare d e tim bru, atunci şi
apelul şi recursul vo r fi scutite de plata acestei taxe.
Apreciem că în ipoteza în care persoana care a prom ovat cererea de chem are în ju d e
cată este scutită de obligaţia plăţii taxelor judiciare de tim bru în tem eiul unei dispoziţii
legale, instituite în considerarea persoanei sale (scutire subiectivă), calea de atac decla
rată de partea adversă ar trebui supusă tim brajului cu 50 % din valoarea datorată pentru
cererea de chem are în judecată neevaluabilă în bani/la sum a contestată.
O pinia contrară exprim ată ?n practica ju diciară este în sensul scutirii de plata
taxelo r judiciare de tim bru inclusiv a apelantului/recurentului-pârât, persoană care nu
beneficiază d e facilitatea legislativă discutată, pe considerentul că art. 11 alin. ( ! ) din
Legea nr. 146/1997 face referire la „taxa datorată”, iar în ipoteza în care reclam antul era
scutit d e plata taxelo r judiciare de tim bru, nu există o taxă datorată la care ar trebui să
se raporteze taxa căii de atac.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 471
A rt. 197 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
472 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 197
fi d e n t i a cererii d e chem are în judecată, în ipoteza în care aceasta este supusă tim brării,
atrage anularea sa, în condiţiile legii.
Astfel, în conform itate cu art. 20 alin. (2) din Legea nr. 246/1997, dacă taxa judiciară
de tim bru nu a fo st plătită în cuantum ul legal, în m om entul înregistrării acţiunii sau cere
rii, instanţa va pune în vedere petentului să achite sum a datorată până la prim ul term en
de judecată.
N eîndeplinirea obligaţiei d e plată până la term enul stabilit se sancţionează cu anula
rea acţiunii sau a cererii, potrivit art. 20 alin. (3) din lege.
Prin urm are, instanţa judecătorească este o bligată să stabilească cu antum ul taxei
ju d icia re de tim bru pi sâ -i p u n ă în vedere p ă rţii obligaţia a ch ită rii acesteia, în ain te de a
pronunţa soluţia de anulare a cererii ca netim brată.
Din acest motiv, dacă a fost acordat deja prim ul term en de judecată, în ipoteza în
care, de pildă, reclam antul nu evaluează obiectul cererii adiţionale în vederea tim brării
acesteia, instanţa va pronunţa o soluţie de suspendare a judecăţii, în tem eiul dispoziţiilor
art. 242 alin. (1) NCPC, iar nu o soluţie de anulare a acesteia ca netim brată sau insuficient
tim brată, după caz, pentru că valoarea în com pletare a taxei de tim bru nu a fost stabilită
de instanţă.
în ipoteza în care instanţa constată însă, la prim irea cererii de chem are în judecată,
că obiectul acesteia nu a fost evaluat, va proceda la anularea sa, în condiţiile art. 200
NCPC. De asem enea, textul art. 2 0 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 146/1997 trebuie corelat
cu art. 200 NCPC, astfel încât, în m ăsura în care cererea de chem are în judecată {cererea
introductivă) nu este tegal tim brată şi nu s-a fixat prim ul term en de ju d ecată, aceasta va
fi anulată \n condiţiile prescrise de art. 200 NCPC.
Potrivit art. 20 alin. (4) din Legea nr. 146/1997, dacă în m om entul înregistrării sale
acţiunea sau cererea a fo st taxată corespunzător obiectului său iniţial, d a r a fost m odifi
cată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui soluţionată, în lim itele în care
taxa ju diciară de tim bru s-a plătit în m od legal.
Astfel, în cazul în care partea îşi m odifică cererea prin schim barea obiectului sau prin
com pletarea acesteia cu un alt obiect suplim entar ori prin precizarea cererii în sensul
m ăririi câtim ii obiectului acesteia, astfel încât taxa d e tim bru aferentă cererii m odificate
sau precizate este într-un cuantum m ai m are, instanţa îi va pune în vedere să achite dife
renţa de taxă de tim bru până la term enul de judecată urm ător, sub sancţiunea anulării
p reten ţiilo r adăugate prin cererea m odificatoare sau precizatoare, ca netim brate.
în cazul în care partea îşi m icşorează valoarea pretenţiilor form ulate în acţiu ne sau
în cerere, după ce a fo st înregistrată, taxa judiciară d e tfm bru se percepe la valoarea
iniţială, fără a se ţine seam a de reducerea ulterioară.
Totuşi, dacă între data stabilirii obligaţiei de plată a taxei d e tim bru şi data la care par
tea trebuia să facă dovada plăţii acesteia, partea îşi precizează cuantum ul pretenţiilor ca
urm are a îndreptării unei ero ri vădite de ca lcu l săvârşite la m om entul evaluării, instanţa
va stabili taxa de tim bru la valoarea rezultată ulterior, nefiind vorba d e o restrângere
propriu-zisS a pretenţiilor.
Excepţia netim brării sa u insuficientei tim brări a cererii este o excepţie de procedură,
perem ptorie, d a r care în cep e cu un efect dilatoriu, şi absolută.
Astfel, această excepţie este o excepţie de procedură, întrucât prin interm ediul său se
invocă neregularitatea de ordin procedural vizând tim brarea.
Excepţia are ca ra cte r perem ptoriu, în sensul că adm iterea acesteia condu ce la anula
rea cererii şi, ca atare, la îm piedicarea judecăţii fondului cauzei. Totuşi, această excepţie
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 473
A rt. 197 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
are in iţia l caracter dilatoriu, în sensul că instanţa acordă un term en pentru executarea
obligaţiei de plată a taxelo r judiciare de tim bru (prin urm are, ia începu t, excepţia tinde
num ai la întârzierea ju decăţii fondului cau 2ei) şi num ai în m ăsura în care partea nu-şi
îndeplineşte această obligaţie la term enul acordat, instanţa dispune adm iterea excepţiei
şi anularea cererii, ca netim brate sau insuficient tim brate.
Totodată, excepţia de netim brare sau de insuficientă tim brare are caracter de ordine
publică, fiind o excepţie absolută. Prin urm are, aceasta poate fi invocată de orice parte
interesată, de p ro cu ro r sa u de instanţă din oficiu. Totuşi, excepţia d e netim brare sau de
insuficientă tim brare a cererii de chem are în judecată nu poate avea ca efect anularea
acesteia în calea d e atac a apelului sau a recursului.
Astfel, în ceea ce priveşte constatarea d e către instanţele învestite cu soluţionarea
u n e i c â i de atac ordinare sa u extraordinare a n ep lă ţii taxelor de tim bru în fa ze le p rocesu
ale anterioare, acestea nu pot anula cererea d e chem are în judecată, ca insuficient tim
brată, ci po t dispune obligarea p ă rţii la plata taxei de tim bru restante, prin hotărâre care
constituie titlu executoriu [art. 2 0 alin. (5) din Legea nr. 146/1997]. Explicaţia re 2idă în
faptul că taxele de tim bru reprezintă contravaloarea serviciului prestat, iar, din m om ent
ce prim a instanţă a procedat la judecată şi a pronunţat o hotărâre, acţiunea parcurgând
o etapă procesuală, cu influenţă directă asupra patrim onii lor părţi lor111, este ju st ca acest
serviciu să fie taxat.
Consecinţa adm iterii excepţiei de netim brare sau de insuficientă tim brare a cererii o
constituie anularea acesteia, ca netlm brată, respectiv ca insuficient tim brată. Nulitatea
acestui act de procedură este o nulitate absolută, necondiţionată de existenţa u n e i vătă
m ări, ce n u in tervin e de d rep t şi ca atare trebuie pronunţată de către instanţă.
în ceea ce priveşte ordineo de soluţio nare a excepţiilor procesuale, având Tn vedere
că excepţia netim brării sau insuficientei tim brări a cererii vi 2ea 2ă legala se siza re a instan
ţei şi constituie plata serviciului ce urm ează a fi prestat d e aceasta, instanţa se va pro
nunţa c u prioritate asupra sa.
Astfel, excepţia netim brării sau insuficientei tim brări a cererii va avea prioritate de
soluţionare faţă d e excepţia inadm isibilităţii decurgând din lipsa procedurii prealabile,
excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă sau de exerciţiu, excepţia lipsei calităţii
procesuale active sau pasive, excepţia autorităţii d e lucru ju d e c a t excepţia prescripţiei
dreptului la acţiune, excepţia lipsei de interes etc.
O pinii divergente s-au exprim at în practica ju diciară în ceea ce priveşte ordinea de
solu ţio n are a excepţiei de netim brare ţ i a excepţiei de necom petenţă a instanţei.
în tr-o prim ă o p in ie123, exprim ată în mod constant, deopotrivă, în doctrina şi în prac
tica judiciară, s-a arătat că prioritară este soluţionarea excepţiei de netim brare a cererii,
întru cât aceasta priveşte legalitatea învestirii instanţei, astfel că nu se pot pune în discu
ţia părţilor alte problem e legate de judecarea litigiului dedus spre soluţionare în ain te de
satisfacerea taxelor de tim bru.
în tr-o a doua o p in ie * se va soluţiona m ai întâi excepţia de necom petenţă a instanţei,
deoarece, potrivit art. 105 alin. (1) CPC 1865 (art. 176 pct. 3 N CPC), actele de procedură
săvârşite d e un ju d ecăto r cu încălcarea norm elor de com petenţă de ordine publică sau
111 D. lup aşcu, le g is la ţia ta xe lo r d e tim b ru şi a tim b ru lu i ju d ic ia r a p licab ilă la instanţele ju d e că to re şti şi la
biro u rile n o tarilo r p u b lici, Ed . AII, d u cu re ţti, 1 99 6, p. 62.
1/1 Trib. Su p re m , s. civ., d e c. nr. 2 1 4 /1 9 7 1 , în C.D . 1 97 1, p. 1 9 0 ; C.A . B u cu reşti, s. a lll-a c iv , d e c. nr. 2 1 6 8 /1 9 9 7 ,
În C .P J .C . 1 9 9 3 -1 9 9 8 , p. 321.
1(1 M . VSbârci, D re p t p ro cesu al civil, vo i. I, Ed. U niversul Ju rid ic, B u cu reşti, 2 0 0 5 , p. S 0 4 -S 0 S .
4 74 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa t a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 198
C O M E N T A R IU
Potrivit art. 99 alin. (2) NCPC, în cazul în care m a i m ulte capete principale de cerere
întem eiate pe un titlu com un o ri având a cee a şi cauza sa u ch ia r cauze diferite, d a r aflate
în strânsă legătură, au fost deduse ju decăţii printr-o cerere unica de chem are în jude*
O su A Na r c is a Th so h a r i 475
A rt. 199 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s â
cată, instanţa com petentă să le soluţioneze se d e te rm in i ţinând u-se seam a de acea pre
tenţie care atrage com petenta unei instanţe de grad m al în a lt
Din interpretarea coroborată a art. 198 cu art. 99 alin. (2) N CPC se desprinde
concluzia că reclam antul poate form ula m ai m ulte capete principale de cerere îm potriva
aceluiaşi pârât, prin aceeaşi cerere de chem are în judecată, însă num ai în ipoteza în care
capetele d e cerere sunt întem eiate pe un titlu com un ori au aceeaşi cau 2 ă sau chiar
cou ze diferite, d a r aflate în strâ nsă legâturâ. în această situaţie, cererea de chem are
în judecată nu va fi disjunsă, ci se va soluţiona de către o singură instanţă, în acelaşi
com plet de judecată, com petenţa fiind dictată de ca p ă tu l de cerere p rin cip a l care ar
reveni spre soluţionare instanţei de g ra d m a i înalt. Dacă toate capetele d e cerere atrag
com petenţa de soluţionare a aceleiaşi instanţe, aceasta va fi cea în drept să soluţioneze
cererea d e chem are în judecată în integralitatea sa.
Tn conform itate cu art. 99 alin. (1) NCPC, când reclam antul a sesizat instanţa cu m ai
m ulte copete principale de cerere întem eiate pe fa p te o ri cau 2 e diferite, com petenţa se
stabileşte în raport de valoarea sau, după caz, cu natura ori obiectul fiecărei pretenţii în
parte. Oacă unul dintre capetele de cerere este de com petenţa altei instanţe, instanţa
sesizată va dispune disjungerea şi îşi va declina în m od corespunzător com petenţa.
Ca atare, p e r a contrario, dacă reclam antul a form ulat m ai m ulte capete principale
de cerere îm potriva aceluiaşi pârât, prin aceeaşi cerere de chem are în judecată, fără a fi
întrunite condiţiile art. 99 alin. (2) NCPC, acestea fiind întem eiate pe fapte ori cauze dife
rite, fără legătură între ele, instanţa va dispune disjungerea acestora. In ipoteza în care
unul dintre capetele de cerere este de com petenţa altei instanţe, s e v a dispune declina
rea com petenţei de soluţionarea a cauzei în favoarea acesteia. în ipoteza în care toate
capetele principale de cerere, astfel disjunse, su n t de com petenţa instanţei care a luat
această m ăsură, restul capetelor de cerere, ce au form at obiectul disjungerii cu form a
rea unor dosare distincte, se v o r înainta serviciului registratură, în vederea repartizării
lor aleatorii. Cu titlu exem plificativ, instanţa va dispune disjungerea capetelor d e cerere
dacă reclam antul solicită punerea pârâtului sub interdicţie judecătorească, pe prim ul
capăt de cerere, şi obligarea acestuia la restituirea unei sum e îm prum utate, pe cel de-al
doilea capăt d e cerere, sau dizolvarea unui partid po litic şl revendicarea unui im obil în
contradictoriu cu acesta.
C O M E N T A R IU
1. în registrarea cererii de ch em are în ju d e ca tă. în vederea declanşării procesului
civil, reclam antul trebuie sâ înregistreze cererea de chem are în ju d eca ta la instanţa ju d e
cătorească, învestind-o astfel cu soluţionarea pretenţiei sale.
476 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 199
"■ Potrivit art. 99* din R egulam en t, în ce p â n d c u 1 iu lie 2 0 0 6 se ge n e ra lize a ză siste m u l E C R IS al num ărului
u n ic d e d o s a r la to ate in stan ţele. N u m ă ru l u n ic al d o saru lu i e ste fo rm a t din: n u m ă ru l din re gistru l general
e le ctro n ic/n u m ă ru l id e n tifica to r al instanţei/anul în re gistră rii d o sa ru lu i. N u m ă ru l din registrul general
e le ctro n ic re p re zin t! n u m ă ru l d o sa ru lu i în cad ru l re gistru lu i e le ctro n ic p e n tru în tre a ga instanţă. A c e st n u m ăr
în c e p e d e la valoarea 1 p e n tru prim ul d o sa r d in a n u l cu re n t si co n tin u ă in cre m e n ta l p e n tru fie ca re nou d o sa r
cre a t. N u m ă ru l id entificator dl in stan ţe i rep rezin tă u n n u m ă r u n ic d e id e n tifica re a in stan ţe i d e ju d e ca tă . Lista
n u m e re lo r d e id e n tifica re a in sta n ţe lo r d e ju d e c a ta este p revăzută în anexa la R e gu la m en t. N u m ă ru l u n ic dat
d e Instanţa d e fo n d se păstrează fără m od ificări p e to t p arcu rsu l so lu ţio n ă rii d o saru lu i până la executarea
hotărârii. în situaţia ca să rilo r c u trim ite re sp re re ju d e ca re o ri în a lte situ a ţii în care în m o d o b ie ctiv program ul
nu p e rm ite p ă stra re a a celu iaşi num ăr, se va ge n e ra un n u m ă r nou In siste m inform atic.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 477
A rt. 199 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
g en era t aleatoriu în sistem com puterizat, iar n u ş i term enul de ju d eca tă , acesta urm ând
a fi stabilit m anual de câtre judecătorul căruia i-a fo st repartizat dosarul spre soluţionare.
La data fixată pentru verificarea cererii de chem are în judecată, dosarele repartizate
aleatoriu sunt transm ise com pletului corespunzător, pentru îndeplinirea procedurilor
prem ergătoare fixării prim ului term en d e judecată [art. 1031 alin. (2) din Regulam ent].
Potrivit art. 102 din Regulam ent, prin raportare 1a dosarele form ate în m aterie civilă,
pe coperta dosarului se va m enţiona, după caz, denum irea instanţei, secţia, com pletul
d e judecată, num ărul dosarului, num ele sau denum irea părţilor, obiectul pricinii, term e
nele de judecată, num ărul şi data hotărârii, iniţialele judecătorului însărcinat cu redacta
rea hotărârii şi indicele statistic.
2. Efectele introdu cerii cererii de ch em are în ju d e cată. Prin introducerea cererii de
chem are în judecată se produc urm ătoarele consecinţe juridice:
a) învestirea instanţei cu soluţionarea cererii. Ca principiu, în lipsa form ulării unei cereri
de chem are în judecată, instanţa nu se poate învesti din oficiu pentru a tranşa o chestiune
litigioasă, aceasta fiind o consecinţă a principiului disponibilităţii părţilor în procesul civil.
Prin excepţie, spre exem plu, potrivit art. 913 alin. (2) şi (3) NCPC, când soţii au copii
m inori, născuţi înaintea sau în tim pul căsătoriei ori adoptaţi, instanţa se va pronunţa asu
pra exercitării autorităţii părinteşti, precum şi asupra contribuţiei părinţilor la cheltuielile
d e creştere şi educare a copiilor, ch iar dacă acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de
divorţ; d e asem enea, instanţa se va pronunţa din oficiu şi asupra num elui pe care îl vor
purta soţii după divorţ, potrivit prevederilor noului Cod civil.
Dreptului părţii de acces la instanţă îi corespunde obligaţia corelativă a acesteia de
a prim i şi de a soluţiona cererea cu care a fo st învestită, su b sancţiunea den egă rii de
dreptate. Astfel, potrivit art. 5 alin. (2) NCPC, niciun ju d ecăto r nu poate refuza să judece
pe m otiv că legea nu prevede, este neclară sau incom pletă. Nu constituie denegare de
dreptate soluţia d e respingere a cererii sau de declinare a com petenţei de soluţionare a
cauzei în favoarea instanţei în drept să o judece.
Instanţa are obligaţia de a dispune m ăsurile legale ch iar şi în ipoteza decesului recla-
m antului, suspendând judecata cauzei până la introducerea în cauză a m oştenitorilor, în
tem eiul art. 412 alin. (1) pct. 1 NCPC, sau închizând dosarul de divorţ, luându-se act de
încetarea căsătoriei prin decesul unuia dintre soţi, potrivit art. 925 alin. (1) NCPC.
De asem enea, în cazurile prevăzute de lege, soluţionarea cererilor cu caracter strict
personal, având ca obiect, spre exem plu, stabilirea filiaţiei faţă d e m am ă sau a paternită
ţii din afara căsătoriei, poate fi continuată, la solicitarea m oştenitorilor titularului dece
dat al cererii;
b) fixa re a ca d ru lu i procesual. Prin cererea de chem are în judecată reclam antul sta
bileşte cadrul de desfăşurare a procesului din perspectiva elem entelor acţiunii civile -
părţi, o b ie ct ş i cauză.
Ca regulă, instanţa nu poate, cu încălcarea principiului disponibilităţii p ărţilor în pro
cesul civil, să m odifice cererea de chem are în judecată, în privinţa niciunuia dintre cele
trei elem ente.
Prin excepţie, potrivit art. 78 NCPC, în cazurile expres prevăzute de lege, precum şi
în procedura necontencioasă, judecătorul va dispune din oficiu introducerea în cauză a
altor persoane, ch iar dacă părţile se îm potrivesc.
Cadrul procesual trasat d e reclam ant influenţează în planul dreptului procesual com
petenţa de soluţionare a cauzei, constituirea instanţei, cuantum ul taxelo r judiciare de
tim bru, autoritatea de lucru judecat, litispendenţa şi conexitatea;
478 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 199
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 479
A rt. 199 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s â
d e exerciţiul cererii de reexam inare. Cu toate acestea, în condiţiile în care art. 2539
alin. (1) N CC nu distinge în privinţa procedurii urm ate pentru anularea cererii pentru
vicii de form ă, considerăm că aplicabilitatea textului analizat nu poate fi restrânsă totuşi
num ai la anularea cererii în procedura reglem entată de art. 200 NCPC.
Exem plificând, dacă cererea de chem are în judecată a fost anulată ?n condiţiile
art. 200 NCPC, iar ulterior reclam antul introduce o nouă cerere de chem are în judecată,
având aceleaşi elem ente (obiect, cauză şi părţi), ch iar dacă în raport cu data introducerii
acesteia term enul de prescripţie a r fi îm plinit, dispoziţia legală analizată, atribuind efect
întreruptiv prim ei cereri anulate pentru vicii de form ă, va determ ina curgerea unui nou
term en de prescripţie d e la data Introducerii sale, astfel în cât cea de-a doua cerere nu va
fi prescrisă, dacă noul term en d e prescripţie nu este, la rândul său, îm plinit.
Dacă cererea de chem are în judecată este anulatâ în cursa! procesului, după ce s-a sta
bil it pri m u I te r m en d e ju decată, pen tru alte considerente decât viciile de fo rm ă (sp re exe m-
plu, pentru lipsa capacităţii procesuale de exerciţiu a reclam antului), efectul întreruptiv ol
acesteia va f i înlăturat în m o d retroactiv, fiind incident art. 2539 alin. (2) teza I NCC.
Astfel, prescripţia nu este întreruptă dacă cel care a făcut cererea de chem are în
judecată a renunţat la ea şi nici dacă cererea a fost respinsă, anulată o ri s-a perim at
printr-o hotărâre răm asă definitivă. Cu toate acestea, dacă în term en de 6 luni de la data
când hotărârea de respingere sau de anulare a răm as definitivă, reclam antul introduce
o nouă cerere, prescripţia este considerată întreruptă prin cererea de chem are în ju d e
cată, cu condiţia însă ca noua cerere să fie adm isă [art. 2539 alin. (2) teza a ll-a NCC].
Prin Legea nr. 60/2012 privind aprobarea O .U.G. nr. 79/2011 pentru reglem entarea
unor m ăsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, s-a dispus
introducerea art. 2 0 5 1, după art. 205 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare
a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, având urm ătorul cuprins: „D ispoziţiile art. 2.539
alin. (2) teza a ll-a din Codul civil su n t aplicabile inclusiv în ca2ul în care p rin hotărârea
ră m a să definitivă s-a lu a t a ct de renunţarea la ju d eca tă o ri s-a constatat perim area".
în concluzie, efectu l întreruptiv al cererii d e chem are în judecată este con d iţio na t de
adm iterea acesteia în m od definitiv, fiind unul cu caracter provizoriu. Dacă cererea este
respinsă, anulată (cu excepţia ipotezei anulării pentru vicii de form ă), perim ată sau s-a
luat act d e renunţarea la judecarea sa, efectul întreruptiv m enţionat încetează în m od
retroactiv d e la data introducerii cererii, cu derogările arătate în precedent, ipoteze con
diţionate la rândul lor de adm iterea noii cereri.
Prescripţia nu este întreruptă nici dacă hotărârea judecătorească şi-a pierdut puterea
executorie prin îm plinirea term enului de prescripţie a drep tu lu i d e a o b ţin e executarea
silită, h acest caz însă, dacă dreptul de a obţine obligarea pârâtului este im prescriptibil
sau nu s-a prescris în că, se va putea face o nouă cerere de chem are în judecată, fără a se
putea opune excepţia autorităţii de lucru judecat [art. 2539 alin. (3) NCC]. Prin urm are,
efectul întreruptiv dispare în mod retroactiv şi în situaţia în care hotărârea obţinută în
urma adm iterii acţiunii iniţiale nu m ai poate fi pusă în executare silită, ca urm are a îm p li
nirii term enului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită.
în tru câ t teza a ll-a a articolului m enţionat conferă dreptul d e a Introduce o nouă
cerere de chem are în judecată în ipoteza în care hotărârea obţinută şi-a pierdut puterea
executorie prin îm plinirea term enului d e prescripţie a dreptului de a obţine executarea
silită, în condiţiile în care însă term enul de prescripţie a dreptului la acţiune nu s-a îm plinit,
în noul proces, instanţa din oficiu şl pârâtul nu pot invoca excepţia autorităţii de lucru
ju d e ca t decurgând din existenţa prim ei hotărâri, astfel încât noua cerere de chem are
480 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 200
C O M E N T A R IU
1. Verificarea cererii d e chem are în ju d e ca tă . Potrivit art. 103‘ alin. (1) din Regula
m entul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, dosarele având ca obiect cere
rile de chem a re în judecată introduse după intrarea în v ig o a re a noului Cod de procedură
civilă se transm it persoanei desem nate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, în vederea
repartizării p e com plete, în aceeaşi z i sau, în condiţiile art. 93 alin. (2,)l,|/ o doua zi.
Prin cereri de ch em are în ju d eca ta introduse d u p â intrarea în vigoare a n o u lu i C o d de
proced ura civila se înţeleg:
a) cererile a căro r dată de înregistrare la instanţă, în ipoteza în care au fost depuse
personal la serviciul registratură, trim ise prin fax sau prin poştă electronică ori prin
10 Potrivit a rt. 9 3 alin. (2 ‘ ţ d in R e gu la m e n t, dacâ d in m o tiv e o b ie ctiv e a ctele d e sesizare a instanţei nu a u prim it
n u m ă r în a p lica ţia E C R IS în c o n d iţiile a lin . (1), a ce ste a v o r fi p re lu cra te cu prio ritate â d o u a zi, c u aprobarea
preşed in telu i instanţei sau a p e rso an ei d e se m n a te d e âce$ta, înch ein d u *se în a c e s t se n s un proces*verbal şi
m e n ţio n â n d c a dată ce rtă data d e p u n e rii a ctu lu i d e se siza re la registratură.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 4 8 1
A rt. 200 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
în scris în form ă electronică, este ulterioară datei de 25 februarie 2013 (cererile depuse
în ddta de 15 februarie 2013 s u n t de asem enea, supuse dispoziţiilor noului Cod de pro
cedură civilă);
b) cererile a căror dată de depunere la poştă, unităţi m ilitare sau locuri d e deţinere,
prin raportare la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 76/2012, este ulterioară datei d e 15 februa
rie 2013 (cererile predate acesto r Instituţii în data d e 15 februarie 2013 sunt, de asem e
nea, supuse dispoziţiilor noului Cod de procedură civilă).
Este d e m enţionat faptul că repartizarea aleatorie a cauzelo r im plică num ai stabili
rea com pletului, iar nu şi a term enului de judecată, acesta urm ând a fi fixat, în condiţiile
art. 201 NCPC, d e către judecătorul căruia i s-a repartizat pricina spre soluţionare.
Potrivit art. 1031 alin. (2) din Regulam ent, la data fixată pentru verificarea cererii de
chem are în judecată, dosarele repartizate aleatoriu sunt transm ise com pletului corespun
zător, pentru îndeplinirea procedurilor prem ergătoare fixării prim ului term en de judecată.
Astfel, judecătorul respectiv va verifica, de îndată, la prim irea dosarului, dacă cere
rea d e chem are în judecată respectă cerinţele generale im puse d e dispoziţiile art. 194-
197 N CPC, precum şi cerinţele speciale m enţionate pentru anum ite cereri de chem are în
judecată, în ipoteza în care instanţa fo st învestită cu soluţionarea acestora.
Dacă cererea de chem are în judecată nu îndeplineşte cerinţele legale, prin dispoziţia
judecătorului înscrisă în rezoluţie {form ular ataşat la d o sa r) se va proceda la efectuarea
unei com unicări în scris către reclam ant (em iterea unei adrese), ad u ctn d u -i-se la cunoş
tinţă lipsurile, cu m enţiunea că, în term en de ce l m u lt 1 0 zile de la p rim irea com unică
rii, trebuie să facă com pletările sa u m odificările dispuse, sub sancţiu nea anulării cererii.
2. A trib u ţiile grefieru lu i d e şedinţă în procedura reglem entată de a rt. 200 NCPC.
în conform itate cu art. 1032 alin. (1) din Regulam ent, grefierul de şedinţă stabilit pentru
com pletul căruia i s*a repartizat aleatoriu dosarul întocm eşte, pe baza dispoziţiilor date
de com plet, toate com unicările prevăzute de lege în ain te de fixarea prim ului term en de
judecată, com pletează borderourile, dacă nu există o persoană desem nată cu atribuţii
privind expedierea actelor de procedură, şi predă corespondenţa ia arhivă în vederea
expedierii, redactează încheierile şi tocite actele d e procedură prevăzute d e lege.
Ca atare, efectuarea com unicării către reclam ant vizând lipsurile cererii de chem are
în judecată intră în atribuţiile grefierului de şedinţă.
După efectuarea comunicărilor, dosarul se va păstra în arhivă pe com plete de judecată.
Dovezile de com unicare prim ite la instanţă se transm it grefierului arhivar care le ata
şează la dosar şi le predă, de îndată, grefierului de şedinţă, îm preună cu dosarul (art. 1032
alin. (2) din Regulam ent]. Prin urm are, după ce dovada de com unicare a fost returnată la
dosar, acesta va fi predat grefierului de şedinţă.
în continuare, grefierul de şedinţă evidenţiază dovezile de com unicare şi data p rim irii
com unicărilor în aplicaţia ECR IS şi le prezintă com pletului de judecată, îm preună cu dosa
ru l [art. 1032 alin. (3) din Regulam ent]. Se im pune m enţionarea faptului că dovezile de
com unicare trebuie prezentate judecătorului pentru a stabili dacă această com unicare
a fost sau nu legal îndeplinită, caz în care, în funcţie d e dispoziţiile judecătorului, fie se
va trece la urm ătoarea etapă în cadrul derulării procedurii prelim inare acordării prim u
lui term en de judecată, fie va fi reluată procedura d e com unicare. Spre exem plu, dacă
judecătorul constată că procedura de com unicare către reclam ant a lipsurilor cererii de
chem are în judecată nu a fost legal îndeplinită, adresa fiind expediată către un dom iciliu
eronat, va dispune efectuarea unei noi com unicări, fiind acordat astfel un nou term en de
10 zile pentru com plinirea neregularităţi lor.
482 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 200
introducerea datelor de prim ire a com unicărilor în aplicaţia ECRIS este absolut nece
sară pentru activarea alertelor acestui program inform atic în vederea identificării dosa
relor în cadrul cărora term enul d e 10 zile prevă 2u t de art. 200 alin. {2} N CPC s-a îm plinit.
Acelaşi grefier de şedinţă are atribuţiile de a urm ări term enele prevăzute de lege pen
tru efectuarea m odificărilor sau com pletărilor la cererea de chem are în judecată şi de
a Inform a com pletul de jud ecată cu p rivire la îm plinirea acestora (art. 1032 afin. (4) din
Regulam ent], controlând prin urm are zilnic alertele din sistem ul inform atic. Astfel, nu
judecătorul este persoana care trebuie s i urm ărească îm plinirea term enului de 10 zile
prevăzut de art. 200 alin. (2) NCPC, ci grefierul de şedinţă are obligaţia de a-l anunţa cu
privire la acest fapt şi de a-i prezenta dosarul în vederea dispunerii m ăsurilor ce se impun.
3. Sancţiune. A nu larea cererii. Este de m enţionat că, spre deosebire de art. 114 alin. (4)
CPC 1865, sancţiunea prevăzută d e lege pentru neîndeplinirea Tn term en legal a lipsurilor
cererii de chem are în judecată este anularea acesteia, iar nu suspendarea judecării cauzei.
Legea exceptează de la această sancţiune obligaţia părţilor de a~ş? desem na un reprezentant
com un, în procesele în care, în condiţiile art. 59 NCPC, sunt foarte mulţi reclam anţi sau
pârâţi, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3) NCPC.
Prin raportare la prevederile art. 131 alin. (1) NCPC, potrivit cărora la prim ul term en de
judecată la care părţile sunt legal citate în faţa prim ei instanţe, judecătorul este obligat, din
oficiu, să verifice şi să stabilească dacă instânţâ sesizată este com petentă general, material
şi teritorial să ju d ece pricina, apreciem că, în cadrul procedurii verificării şi regularizării
cererii de chem are în judecată, judecătorul nu va proceda ia analizarea în prealabil a
com petenţei instanţei, aceasta urm ând a fi efectuată fa prim ul term en de judecată, numai
în m ăsura în care lipsurile cererii au fost acoperite. De aftfef, nulitatea încheierii de anulare
a cererii decurgând din eventuala necom petenţă a instanţei care a pronunţat*o nu poate
constitui m otiv al căii de atac prevăzute de lege pentru desfiinţarea acesteia, cererea de
reexam inare fiind limitată la m otivele prevăzute de art. 200 alin. (6) NCPC.
Nulitatea cererii de chem are în judecată va interveni nu num ai pentru lipsa m enţiu
nilor prevăzute la art. 196 alin. (1) N CPC (num e, prenum e sau denum ire părţi, obiect,
m otive de fapt şi sem nătură), prevăzute sub sancţiunea nulităţii exprese, ci şi pentru
nerespectarea o rică ro r a lte cerinţe legale cu prinse în art. 194 -1 9 7 NCPC, art. 200 alin. (1)
N CPC neintroducând vreo distincţie în acest sens (cu excepţia celei vizând desem narea
unui reprezentant com un).
Ca atare, şi în ipoteza nerespectării unei cerinţe legale ce a r conduce la aplicarea
sancţiunii nulităţii condiţionate de dovada existenţei unei vătăm ări procesuale sau la
incidenţa sancţiunii decăderii din dreptul de a propune probe ori la oricare altă sancţiune
prevăzută de lege pentru cereri form ulate în cursul procesului, după acordarea prim ului
term en de judecată (suspendarea judecării cauzei, neluarea în seam ă a înscrisului etc.),
în procedura regularizării cererii de chem are în judecată necom plinirea acestor cerinţe
va atrage anularea sa.
în ipoteza în care com unicarea lipsurilor cererii de chem are în judecată nu a fost legal
efectuată (spre exem plu, num ele sau adresa reclam antului fiind inserate eronat), astfel
încât acesta nu a prim it adresa instanţei, judecătorul va dispune efectuarea unei alte
com unicări, fiind acordat un nou term en d e 10 zile pentru regularizarea cererii.
Se im pune m enţionarea faptului că term enul de 10 zile este un term en legal proce
dural, care se calculează în sistem ul zilelor libere, potrivit art. 181 alin. {1} pct. 2 NCPC,
astfel în cât nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă term enul şi nici ziua când
acesta se îm plineşte.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 483
A rt. 200 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
în ipoteza în care reclam antului i s-a pus în vedere prin adresa com unicată să achite o
taxă ju diciară de tim b ru. Ia r acesta form ulează cerere d e reexam inare a m odului d e sta
bilire a taxei sau cerere de ajutor public ju d icia r ori. după caz, de acordare a fa cilită ţilo r
la plata taxei, apreciem că un nou term en de 1 0 zile pentru com plinirea neregularităţii
privind tim brarea cererii va curge din m om entul soluţionării definitive a cererilor m en
ţionate (în m ăsura în care acestea au fo st respinse sau adm ise în parte), însă num ai în
situaţia în care reclam antul le-a form ulat în cadrul term enului de 10 2ile iniţial acordat.
De asem enea, dacă reclam antului i s-a com unicat prin adresă obligaţia evaluării
obiectului cererii, precum şi cea a tim brării acesteia la valoarea precizată, iar, în cadrul
term enului de 1 0 2ile, reclam antul nu-şi îndeplineşte decât prim a obligaţie, apreciem că,
prin raportare la art. 2 0 alin. (2) din Legea nr. 146/1997, judecătorul va trebui să acorde
un al doilea term en de 1 0 zile pentru satisfacerea obligaţiei de tim b rare a cererii, în tru
cât cuantum ul concret al taxei de tim bru nu i-a fost com unicat reclam antului, iar legea
specială im pune o atare obligaţie în sarcina judecătorului.
Dacă obligaţiile privind com pletarea sau m odificarea cererii nu sunt îndeplinite în
term enul prevăzut la a lin . (2 )a la r t . 200 NCPC, prin încheiere, dată în cam era de consiliu,
se dispune anularea cererii.
în ipoteza puţin probabilă în care dosarul nu ar fi adus judecătorului la expirarea ter
m enului d e 1 0 zile sau acesta nu ar verifica la îm plinirea term enului îndeplinirea o bli
gaţiilo r puse în sarcina reclam antului, apreciem că instanţa n u vo m a i p u tea p roced a la
anularea cererii în cazul com plinirii lip su rilo r de către reclam ant d u p ă depăşirea ter
m en u lu i de 10 zile, întrucât este Incident art. 177 alin. (3) NCPC, care interzice anularea
actului de procedură dacă până la m om entul pronunţării asupra excepţiei de nulitate
a disp ărut cauza acesteia. Cele m enţionate nu sunt valabile însă pentru ipoteza în care
reclam antul ar com plini lipsurile cererii d e chem are în judecată la m om entul soluţionării
cererii de reexam inare prevăzute de art. 200 alin. (4) N CPC. în acest context, apreciem
însă că. dacă judecătorul a anulat cererea de chem are în judecată, deşi. la m om entul
pronunţării acestei soluţii, reclam antul com plinise lipsurile sesizate, dispărând ca atare
cauza d e nulitate, în condiţiile art. 177 alin. (3) NCPC, cererea de reexam inare prom o
vată se im pune a fi adm isă, considerându-se că m ăsura anulării a fost dispusă eronat, cu
nesocotirea dospoziţiei legale m enţionate.
în ceea ce priveşte sfera d e aplicare a art. 200 NCPC, apreciem că procedura regulari
ză rii cererii d e chem are în ju d e ca tă se aplică num ai cererilo r introductive de instanţă, iar
nu şi cererilor incidentale. în argum entarea acestei soluţii, avem în vedere urm ătoarele
considerente:
a) atât cererea reconvenţională, cât şi cererea de intervenţie principală şi cea d e che
m are în garanţie pot fi form ulate, în anum ite ipoteze, după acordarea prim ului term en
d e judecată, m om ent la care nu ar m ai putea fi efectuată o astfel de procedură. Astfel,
potrivit art. 62 alin. (2) NCPC, cererea de intervenţie principală poate fi făcută num ai în
faţa prim ei instanţe, înainte de închiderea dezbaterilor în fond, iar, în conform itate cu
alineatul urm ător al aceluiaşi articol, cu acordul expres al părţilor, aceasta poate fi făcută
şi în instanţa de apel. Cererea de chem are în garanţie form ulată de reclam ant sau de
intervenientul principal se va depune cel m ai târziu până la term inarea cercetării pro
cesului înaintea prim ei instanţe, potrivit art. 73 alin. (2) NCPC. Cererea reconvenţională,
precum şi cererea de chem are în garanţie form ulată de pârât se vo r depune în term enul
prevăzut pentru depunerea întâm pinării înaintea prim ei instanţe, iar dacă întâm pinarea
nu este obligatorie, cel m ai târziu la prim ul term en d e ju d e cată, prin raportare la art. 209
484 D t U A N A R C IS A T H S Q H A tti
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 200
alin. (4) şi art. 73 alin. (3) NCPC. Având în vedere câ pentru unele dintre aceste cereri
nu s-ar putea efectua procedura regularizării reglem entată de art. 200 NCPC, dat fiind
m om entul form ulării lor, ulterior acordării prim ului term en de judecată, apreciem că
urm area procedurii în discuţie doar pentru cererile incidentale depuse la dosar anterior
prim ului term en d e judecată a rîn se m n a stabilirea unui regim ju rid ic distinct pentru ace
eaşi cere re, ca re n u ş i-a r putea g ă s i) ustifica rea doa r în a rgu m ent u f fo r m u I ă ri i I or în eta pe
distincte ale procesului. Astfel, o soluţie contrară ar conduce ia concluzia inechitabilă ca
pentru o cerere de intervenţie voluntară principală, anulată în cadrul procedurii prevă
zute de art. 200 N CPC, părţile să aibă la îndem ână doar calea cererii d e reexam inare pen
tru desfiinţarea acestei soluţii, în tim p ce pentru o altă cerere de intervenţie principală,
afectată de aceleaşi lipsuri ca şi prim a, dar depusă ulterior acordării prim ului term en de
judecată, în cadrul aceluiaşi proces, părţile să aibă dreptul d e a declara apel îm potriva
soluţiei d e respingere a acesteia;
b) regularizarea cererilor incidentale în cadrul procedurii prevăzute de art. 200 NCPC
ar conduce la am ânarea acordării prim ului term en d e judecată şl ca atare la întârzie
rea soluţionării cererii principale, în condiţiile în care la acest m om ent procesual recla
m antul nu ar putea să solicite disjungerea acestora, în condiţiile art. 66 alin. (2), art. 74
alin. (4) şi art. 210 alin. (2) NCPC, ce im plică contradictorialitate;
c) art. 209 alin. (5) teza a ll-a N CPC face trim itere exclusiv la art. 201 NCPC. iar nu şi
la art. 200 NCPC, art. 201 reglem entând procedura d e com unicare a actelor procedurale
şi d e fixare a prim ului term en d e judecată. Sintagm a „constatarea în d ep lin irii con diţiilor
prevăzute de lege p en tru cererea de chem are tn ju d eca tâ ", m enţionată în partea de înce
put a alin. (1) al art. 201 NCPC, priveşte cererea de chem are în judecată introductivă,
scopul trim iterii art. 209 alin. (5) teza a li-a N CPC la art. 201 constituindu-l com unicarea
cererii reconvenţionale, aspect care reiese şi din faptul că prim a teză a alin. (5) al art. 209
vizează o atare com unicare.
Totodată, apreciem că procedura verificării şi regularizării cererii d e chem are în ju d e
cată prevăzută de art. 200 N CPC se va aplica o rică ro r cereri introductive de instanţă,
independent de faptul existenţei unei reglem entări speciale, cu excepţia cazului în care
aceste din urm ă norm e derogă expres de la aplicabilitatea procedurii în discuţie sau
atunci când procedura specială este incom patibilă cu efectuarea acesteia.
4. Cererea de reexam in are. îm p o triva încheierii de anulare a cererii de chem are în
judecată, în condiţiile art. 200 alin. (3) NCPC, reclam antul va putea face n u m a i cerere de
reexam inare, care are natura ju rid ică a unei veritabile căi d e atac, aparţinând categoriei
generice a căilo r de atac îm potriva hotărârilor judecătoreşti.
Ca orice altă cerere adresată instanţelor judecătoreşti, cererea de reexam inare tre
buie să respecte regulile generole în m aterie stipulate d e art. 148 NCPC, fiind prevăzută
în m od expres d e cod obligaţia m o tivării sale.
Term enul de declarare a acestei căi de atac este de Î S zile de la data com unicării
încheierii d e anulare, fiind incidente dispoziţiile art. 180-186 NCPC.
Titularul unei asem enea cereri n u p o a te f i decât reclam antul, iar nu şi părţile adverse,
întrucât art. 200 alin. (4) N CPC îi conferă în m od expres acestuia legitim are procesuală,
cu atât m ai m ult cu cât celelalte părţi nici nu aveau, în principiu, posibilitatea să ia cunoş
tinţă de existenţa procesului, până la m om entul anulării cererii nefiind efectuate com u
nicările prevăzute de art. 201 NCPC.
De asem enea, reclam antul are la dispoziţie d o a r aceasta cale de atac îm potriva
încheierii d e anulare, iar n u ş i pe ceo a a p elului sa u a recursului.
O su A Na r c is a Th so h a r i 485
A rt. 200 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Cererea se soluţionează prin încheiere, în cam era de consiliu, cu citarea reclam antu
lui, de către un a lt co m p let al instanţei respective, desem nat prin repartizare aleatorie.
Com pletul învestit cu soluţionarea cererii de reexam inare va putea reveni asupra
m ăsurii anulării num ai în două ipoteze:
a) dacă m ăsura a n u lă rii cererii a fo s t dispusâ eronat. în această ipoteză se include
situaţia în care com pletul învestit cu soluţionarea cererii de reexam inare apreciază că
obligaţiile a u fo s t stabilite în sarcina reclam antului în m o d eronat, spre exem plu, deşi
acesta indicase în cererea de chem are în judecată adresa pârâtului, judecătorul nu a
observat şi a anulat cererea pentru acest motiv. Apreciem însă că dacă legea instituie
o cale de atac specială pentru soluţionarea unei chestiuni în privinţa căreia s-a solicitat
acoperirea lipsurilor, iar reclam antul nu a utilizat-o, com pletul în vestit cu soluţionarea
cererii de reexam inare nu va putea înlătura sancţiunea anulării cererii de chem are în
judecată [spre exem plu, pentru contestarea m odulul de stabilire a taxei judiciare de tim
bru, reclam antul are dreptul de a form ula cererea de reexam inare prevăzută d e art. 18
alin. (2) din Legea nr. 146/1997, Ia r nu cererea d e reexam inare în discuţie];
b) daca neregularitâţile a u fo s t înlăturate în term enul acordat p o trivit alin. (2) a i
art. 2 0 0 NCPC. Apreciem că se încadrează în această ipoteză cazul în care, deşi reclam antul
şi-a îndeplinit în cadrul term enului de 10 zile obligaţiile puse în sarcina sa, judecătorul a
anulat cererea. Spre exem plu, precizările sau înscrisurile suplim entare au fost expediate
Instanţei prin poştă cu respectarea term enului de 10 zile de la prim irea com unicării
adresei, fiind incident art. 183 alin. (1) NCPC, însă au fost înregistrate la instanţă ulterior
expirării acestui term en, în acest context, se im pune sublinierea faptului că acoperirea
lipsurilor cererii de chem are în judecată în cadrul cererii de reexam inare nu este de natură
sâ conducă la adm iterea acestei căi de atac (spre exem plu, achitarea taxelor judiciare de
tim bru sau sem narea cererii de chem are în judecată în cadrul procedurii reexam inării nu
vo r determ ina adm iterea acesteia). Totuşi, astfel cum am arătat în precedent, considerăm
că, dacă judecătorul a anulat cererea de chem are în judecată, deşi, la m om entul pronun
ţării acestei soluţii, reclam antul com plinise lipsurile sesizate, dispărând ca atare cauza de
nulitate, în condiţii le art. 177 alin. (3) NCPC, cererea d e reexam inare prom ovată se im pune
a fi adm isă, considerându-se că m ăsura anulării a fo st dispusă eronat, cu nesocotirea
dispoziţiei legale m enţionate.
în lipsa unui te xt legal care să prevadă scutirea sa de la plata taxelo r ju d iciare de
tim bru, cererea d e reexam inare ar trebui supusă tim brării, potrivit art. 13 din Legea
nr. 146/1997.
în caz de adm itere a cererii de reexam inare, cauza se retrim ite com pletului iniţial
învestit.
încheierea prin care s-a soluţionat cererea de reexam inare nu mai poate face obiectul
apelului sau al recursului, întrucât are caracter definitiv. în m ăsura în care aceasta a fost
respinsă, reclam antul are posibilitatea form ulării unei n o i cereri de chem are în jud ecata,
cu respectarea dispoziţiilor legale, neopunându-se autoritatea de lucru judecat, întrucât
instanţele nu au procedat, în condiţiile art. 200 NCPC, la analiza fondului cererii sale.
Procedura d e citare, redactarea în ch eierilo r sau a altor acte efectuate în procedura
prevăzută de art. 200 alin. (6) şi (7) N CPC se realizează de grefierul de şedinţă stabilit
pentru com pletul căruia i-a fost repartizată aleatoriu cererea de reexam inare [art. 1D32
alin. (S) din Regulam ent],
486 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 201
C O M E N T A R IU
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 487
A rt. 201 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
întâm pinării la dosar sau nedepunerea acesteia la expirarea term enului de 25 de zile de la
com unicarea cererii de chem are în judecată, prin cercetarea zilnică a alertelor din sistemul
inform atic ECRiS, anunţând judecătorul în vederea dispunerii m ăsurilor legale. Similar
situaţiei vizând cererea de chem are în judecata, în funcţie de legalitatea comunicării,
j ud ecăto ru I fi e va tre ce la u rm ătoa re a eta p i în cad ru I d e ru lă rii acestei proceduri pre Iim i nare
acordării prim ului term en de judecatâ, fie va relua procedura de comunicare.
2. C om unicarea către reclam ant a în tâ m p in ă rii. O b lig aţia d e a d e p u n e răspuns
la în tâ m p in a re . După depunerea întâm pinării de către pârât, prin grija grefierului de
şedinţă, în condiţiile m enţionate anterior, aceasta se com unică de îndată reclam antului,
care este obligat să depună răspuns la întâm pinare în term en d e 10 zile de la com unicare.
Spre deosebire de vechiul cod, actuala reglem entare prevede în mod expres obliga
ţia com unicării întâm pinării către reclam ant, precum şi obligaţia reclam antului d e a fo r-
m ula un ră spu ns Io întâm pinare în term en d e 10 2 ile de ia com unicare.
Răspunsul reclam antului la întâm pinare nu este supus com unicării către pârât, fiind
o excepţie d e Io regula co m u n ică rii actelor de proced ură, pârâtul având posibilitatea de
a lua cunoştinţă de conţinutul acestuia prin consultarea dosarului. Ca atare, am ânarea
cauzei nu poate fi încuviinţată la solicitarea pârâtului de a lua cunoştinţă de răspunsul
reclam antului la întâm pinare.
3. Fixarea prim ului term en d e ju d e ca tă . Potrivit art. 1034 alin. (1) din Regulam ent,
după îndeplinirea procedurilor prem ergătoare prevăzute de lege, daca constată în d e
plinite condiţiile pentru stabilirea prim ului term en d e judecată, com pletul de judecată
fixe a ză p rim u l term en de ju d eca tâ , dispunând citarea p ă rţilo r şi, după caz, a lte m asuri
pentru pregăti rea ju d e că ţii potrivit legii. Dosarul se predă de îndată grefierului de şedinţă
care, în aceeaşi zi, introduce term enul în aplicaţia ECRIS.
Num ai după finalizarea acestei etape prelim inare a procesului, etapă în cadrul căreia
părţile sunt încunoştinţate reciproc cu privire la pretenţiile lor, judecătorul va fixa, prin
rezoluţie, prim ul term en d e judecată, care va fi de cel m ult 5 0 de 2 ile de la data rezoluţiei,
dispunând citarea p ărţilo r
Este de m enţionat caracterul de noutate legislativă al acesto r m ăsuri m enite să
scurteze durata proceselor, rem arcând u-se, totodată, şi faptul că term en ul de judecată
nu m ai este stabilit în sistem com puterizat, ci m anual de către judecătorul în vestit cu
soluţionarea cauzei.
Sim ilar, în ipoteza în care pârâtul nu a depus întâm pinare în term enul prevăzut la
alin. ( 1 ) sau, după caz, reclam antul nu a com unicat răspuns la întâm pinare în term enul
prevăzut la alin. ( 2 ) al art. 2 0 1 , la data expirării term enului corespunzător, judecătorul
fixează prin rezoluţie prim ul term en de judecată, care va fi de cel m ult 60 de zile de la
data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor.
în actuala reglem entare, p rim u l term en de ju d eca tă este considerat cel la care pentru
prim a dată se dispune citarea părţilor tn vederea soluţionării cauzei.
Em iterea procedurilor de citare pentru prim ul term en de judecată şi ducerea la în d e
plinire a celorlalte m ăsuri pentru pregăti rea ju decăţii se realizează d e g refierul de şedinţa
im ediat după fixarea term enului de judecată, pentru cauzele urgente, sau în cel m ult 5
zile lucrătoare, pentru celelalte cauze (art. 1034 alin. (2) din Regulam ent). Preşedintele
instanţei poate dispune ca activităţile prevăzute la alin. (2) să fie realizate d e un grefier
desem nat în acest scop la nivelul instanţei [art. 103* alin. (3) din Regulam ent].
488 D t U A N A X C IS A T H S Q H A tti
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 202
4. Pro cesele urgente. In procesele urgente, term enele pentru depunerea întâm pi
nării, form ularea răspunsului reclam antului la întâm pinare, fixarea şi stabilirea prim ului
term en d e judecată p o t f i reduse de ju d ecă to r în funcţie d e circum stanţele cauzei, dispo
ziţia legală reprezentând o excepţie de la regula conform căreia term en ele procedurale
legale su n t fixe, nefiind susceptibile de m odificare.
Prin procese urgente trebuie avute în vedere nu num ai cele pentru care legea prevede
în m od expres o procedură de soluţionare urgentă, dar şi cele care im p lic i, în funcţie de
circum stanţe le concrete a le cauzei, o atare urgenţă în tranşarea chestiunii litigioase, deşi
legea nu le atribuie o p ro ce d u ri de soluţionare de urgenţă.
Reducerea acestor term ene legale se poate dispune la cererea p ă rţii interesate sau
din oficiu de către ju d ecito r.
Părţile au, totodată, posibilitatea preschim bării term enului de ju d e ca tă acordat, în
condiţiile art. 230 NCPC.
Posibilitatea reducerii duratei prim ului term en de judecată se deosebeşte de institu
ţia preschim bării term enului, prim a fiind incidenţă Tn ipoteza în care term enul de ju d e
cată nu a fost în că stabilit de judecător, iar cea de-a doua vizează m odificarea datei calen
daristice a unui term en deja fixat.
5. Situ aţia pârâtului cu d o m iciliu l în străinătate. în cazul în care pârâtul dom iciliază în
străinătate, judecătorul va fixa un term en m a i îndelungat, rezonabil, în raport cu îm pre
ju rările cauzei, tn cuprinsul citaţiei pentru prim ul term en de judecată adresate pârâtu*
lui care se află în străinătate, trebuie să figureze în mod obligatoriu m enţiunea vizând
obligaţia stabilită în sa rcin o sa de a -şi alege un dom iciliu p rocesu a l în Rom ânia. tn acest
se n se ste necesar ca pentru prim ul term en d e judecată procedura să fie legal îndeplinită,
dovada fiind restituită la dosar cu m enţiunile corespunzătoare.
Sancţiunea care intervine în situaţia în care pârâtul aflat în străinătate nu-şi îndepli
neşte obligaţia m enţionată an terio r constă în faptul că, pentru term enele de judecată
urm ătoare, chiar dacă dovada în d ep lin irii procedurii de citare nu a r fi restituită, aceasta
să fie considerată legal îndeplinită, sim pla recipisă de predare a scrisorii recom andate
către poşta rom ână fiind suficientă pentru legalitatea procedurii.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 489
A rt. 203 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
com unica actele de procedură. M ăsura num irii curatorului se com unică părţilor,
care v o r suporta cheltuielile privind rem unerarea acestuia.
C O M E N T A R IU
A rticolul 202 alin. (1) N CPC constituie o preluare â prevederilor art. 114 alin. (5) teza
I CPC 1865. cu singura deosebire că m ăsura în discuţie se dispune în prezent de către
judecătorul căruia i s-a repartizat dosarul spre soluţionare, ia r nu de către preşedintele
instanţei. Această m ăsură se dispune prin rezoluţie, la m om entul prim irii cererii respec
tive, părţile urm ând a fi citate cu m enţiunea expresă d e a-şi desem na unul sau m ai m ulţi
m a nd a tari com uni şi de a-şi alege d o m iciliu l sa u se d iu i p rocesu a l la u n u l d in tre aceştia.
M andatarul com un poate fi atât o p e rso a n ă fizică , cât şi o p e rso a n ă ju rid ică , urm ând
a fi respectate dispoziţiile privind reprezentarea judiciară.
D o vada m a ndatului va fi depusa de către reclam anţi în cel m ult 10 zile de la prim i
rea com unicării instanţei privind obligaţia desem nării unui m andatar com un, iar d e către
pârâţi, odată cu întâm pinarea, adică în term en de 25 d e zile de la com unicarea cererii de
chem are în judecată.
în ipoteza nerespectării acestei obligaţii, fie că părţile nu îşi aleg un m andatar, fie că
nu se înţeleg asupra persoanei m andatarului, judecătorul va num i prin încheiere, în con-
d iţiile a rt.5 8 a lin .(3 )N C P C , un cu ra to r special, care va asigura reprezentarea reclam anţi*
lor, sau, după ca 2, a p â râ ţilo r ţ\ căruia i se vo r com unica actele de p ro ce d u ri, dispoziţiile
art. 200 alin. (2) N CPC excluzând în m od expres nerespectarea obligaţiei de desem nare a
unui reprezentant com un de la aplicarea sancţiunii n u lită ţii
Este de m enţionat că, spre deosebire d e reglem entarea anterioară, care prevedea
sancţiunea suspendării ju d e c lrii cauzei în ipoteza în care reclam anţii nu îşi îndeplineau
această obligaţie şi num irea unui curator special num ai în privinţa pârâţilor, noul Cod de
procedură civilă nu m ai distinge între persoana reclam anţilor sau cea a pârâţilor, im pu
nând num irea unui curator special pentru am bele categorii de p ă rţi şi elim inând, toto
dată, incidenţa sa n cţiu n ii su sp en d ă rii ju d e că ţii cauzei.
De asem enea, dacă în reglem entarea anterioară curatorul special num it de instanţă
nu era un profesionist al dreptului, în legislaţia actuală acesta este un a vo ca t anum e
desem nat în acest scop de barou pentru fiecare instanţă judecătorească.
în tru câ t activitatea curatorului special este rem unerată, m ăsura num irii acestuia se
va com unica părţilor, care vo r suporta cheltuielile privind rem unerarea sa.
C O M E N T A R IU
A rticolul 203 N CPC constituie o preluare a art. 1141 alin. (5) şi (6) CPC 1865, raţiunea
instituirii acestor dispoziţii fiind aceea de a urgenta soluţionarea procesului.
490 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 204
Dispunerea m ăsurilor prevăzute la alin. (1) al articolului în discuţie se face prin rezo
luţie d e către judecătorul căruia î-a fo st repartizată cauza spre soluţionare. O atare dispo
ziţie nu este de natură să înfrângă principiul contradictorialităţii procesului civil, instituit
de art. 14 NCPC, întrucât probele vo r fi odm inistrate ş i reţinute în ansam blul m aterialu
lui probator num ai d u p ă punerea acestora în discuţia contradictorie a părţilor, ia primul
term en de judecată ta care acestea au fo st legal citate, ş i după încuviinţarea acestora de
către instanţă.
De asem enea, la cererea persoanei interesate, cu respectarea condiţiilor legale,
înainte de prim ul term en de judecată stabilit în cauză se pot fixa term ene interm ediare
pentru soluţionarea unor cereri de instituire a m ăsurilor asigurătorii sau pentru asigu
rarea dovezilor.
C O M E N T A R IU
1. N o ţiu n e a şi regim ul ju rid ic . Potrivit art. 30 alin. (S) NCPC, constituie cerere adiţio
nală acea cerere prin care o parte m o d ifici pretenţiile sale anterioare.
Articolul 204 NCPC reglem entează regim ul ju rid ic al cererii adiţionale, fiind incident
nu num ai în cazul cererii de chem are în ju d ecată, d a r şi al cererii reconvenţionale sau
al altei cereri incidentale, a cărei natură juridică este d e veritabilă cerere de chem are în
judecată, urm ând a se aplica în m od corespunzător.
Reclam antul are d rep tu l să -şi m odifice cererea de chem are în ju d eca tă form ulată ini
ţial su b aspectul oricărora dintre cele trei elem ente ale s a le - p ă r ţ i, obiect şi cauză.
în reglem entarea anterioară, în aplicarea art. 132 alin. (1) şi (2) C P C 1865, jurispru-
denţa făcea distincţie între noţiunile de cerere m odificatoare (ce includea şi cererea
com pletatoare) şi cerere precizatoare, aceasta din urm ă vizând exclusiv îndreptarea gre
şelilor m ateriale, m ărirea sau m icşorarea câtim ii obiectului cererii, pretinde rea contra
valo rii obiectului pierdut sau pierit ori înlocuirea cererii în constatare cu o cerere în rea
lizare sau invers.
în prezent, noul cod prevede în art. 204 o reglem entare sim ilară, denum irea m argi
nală a articolului fiind „m odificarea cererii de chem are în ju d eca ta ”.
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 491
A rt. 204 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
492 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 204
a -şi preci 2 Q p 02 iţia procesuală în sensul e x p rim irii sau nu a acordului vi 2ând m odificarea
pretenţiilor peste term enul legal.
De asem enea, considerăm că ?n ipoteza în care m odificarea vi2 eazâ p e rso a n a pârâ
tului, partea care trebuie să-şi dea acordul cu privire la m odificarea cererii este pârâtul
iniţial, iar nu cel chem at în judecată prin cererea adiţională, care nu se poate opune che
m ării sale în judecată, procesul începând din perspectiva sa d in m om entul Introducerii
cererii m odificatoare.
în situaţia în care în litigiu au fost form ulate şi cereri de intervenţie, încuviinţate în
principiu, pentru m odificarea cererii de chem are în judecată este necesar şi acordul
expres a l intervenienţilor, aceştia fiind In d u şi în categoria părţilor litigante, iar legea soli
citând acordul expres al tu tu ro r părţilor, iar nu num ai pe cel al pârâtului.
Dacă toate părţile sunt prezente în şedinţă, instanţa le va solicita acordul cu privire
la m odificarea pretenţiilor reclam antului peste term enul legal. în m ăsura în care acest
acord este o bţinu t sau dacă cererea a fost m odificată în term en , instanţa le va înm âna
cererea şi va dispune am ânarea cauzei î r vederea fo rm u lă rii d e că tre p â r â ta întâm pină
rii, în term en de cel puţin 10 2ile înaintea term enului de judecată urm ător, sub sancţiu
nea decăderii acestuia din dreptul de m ai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara
celo r de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel, în raport de cererea astfel cum a
fost m odificată. Am ânarea cauzei nu se va dispune în ipoteza în care părţile prezente nu
solicită acest lucru, invocând faptul că nu vo r depune întâm pinare.
De asem enea, în m ăsura în care cererea adiţională a fost depusă de reclam ant ante
rior acordării prim ului term en de judecată şi a fost com unicată legai pârâtului, acesta nu
m ai este în m ăsură să solicite la prim ul term en de judecată am ânarea cauzei pentru a
form ula întâm pinare la cererea adiţională.
întâm pinarea form ulată de către pârât la cererea m odificatoare nu se com unică recla
m antului, fiind o excepţie de la regula com unicării actelor de procedură, acesta urm ând
să o consulte la dosar, fără a avea posibilitatea să solicite am ânarea cauzei pentru a lua
cunoştinţă d e aceasta.
3. Cererea ad iţio n a lă reglem entată d e art. 204 alin . (2) N CPC. Cererea adiţională în
discuţie are obiectul specificat în mod lim itativ de art. 204 alin. (2) pct. 1-4 NCPC, orice
altă m odificare a pretenţiilor care nu se include în această sferă delim itată legal repre-
z e n tin d o cerere adiţională supusă regim ului ju rid ic statuat de alin. (1) şi (3) a le art. 204
NCPC.
Pentru întocm irea cererii adiţionale m enţionate nu este necesară form a scrisă, fiind
suficiente pentru învestirea instanţei declaraţiile verbale ale reclam antului consem nate
de grefier în încheierea de şedinţă, acest caz constituind una dintre excepţiile la care face
referire art. 148 alin. (4) NCPC. Pentru evitarea riscului unor consem nări eronate, ar fl
însă preferabil ca justiţiabilii să form uleze în scris şi această cerere, nerespectarea formei
scrise neavând însă vreo consecinţă juridică.
Cererea precizatoare poate fi form ulată o ricâ n d până la m om entul în ch id erii dezb a
terilor, iar depunerea sa nu atrage am ânarea judecării cauzei. în cazul form ulării acesteia
în şedinţă publică, instanţa va lua act prin încheiere de pretenţiile astfel precizate.
Pot reprezenta ero ri m ateriale în cuprinsul cererii greşita redactare a num elui unei
persoane, contradicţii vădite existente între pretenţia propriu-zisă solicitată şi conside
rentele cererii (spre exem plu, se pretinde revendicarea unui anu m it im obil, ia rîn dezvol
tarea m otivării cererii se face referire la un alt im obil), indicarea într-un cuantum diferit
a sum ei cerute în părţi distincte ale cererii etc.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 493
A rt. 205 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
S e c ţiu n e a o 3 - a . în tâ m p in a re a
Ar(« 2 0 5 . Scop u l şi cu p rin su l în tâm p in ării. (1) întâm pinarea este actul de
procedură prin care pârâtul se apără, în fap t şi în drept, faţă de cererea de che
m are în judecată.
(2) Întâm pinarea va cuprinde:
a) num ele şi prenum ele, codul num eric personal, dom iciliul sau reşedinţa
pârâtului ori, pentru persoanele juridice, denum irea şi sediul, precum şi, după
caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, num ărul de înm a
triculare în registrul com erţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice
şi contul bancar, dacă reclam antul n u le-a m enţionat în cererea de chem are în
judecată. D ispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a ll-a su n t aplicabile în m od corespun
494 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 205
zător. Dacă pârâtul locuieşte în străinătate, va arăta şi dom iciliul ales în România,
unde urm ează să i se facă toate com unicările privind procesul;
b) excepţiile procesuale pe care pârâtul le invocă faţă de cererea reclam antu
lui;
c) răspunsul la toate pretenţiile şi m otivele de fapt şi de drept ale cererii;
d) dovezile cu care se apără îm potriva fiecărui capăt din cerere, dispoziţiile
art. 194 lit. e) fiind aplicabile în mod corespunzător;
e) sem nătura.
C O M E N T A R IU
1. N oţiun ea în tâm p in ă rii. Noul Cod de p ro ce d u ri civilă defineşte întâm pinarea drept
actul de procedura prin care pârâtul se apără, în fapt şi în drept, faţă de cererea d e che
m are în judecată. în cuprinsul reglem entării anterioare o astfel de definiţie le g a li nu era
prevăzută.
Dacâ cererea de chem are în judecată este act ui de p ro ce d u ri propriu reclam antului
(în ipoteza în care pârâtul form ulează cerere reconvenţională, cu natura juridică a unei
cereri de chem are în judecată, acesta acţionează to t în calitate de reclam ant). întâm pi
narea este actul de procedură propriu pârâtului, prin care răspunde cererii de chem are
în judecată form ulate îm potriva sa de către reclam ant.
Pentru a fi calificat drept întâm pinare, răspunsul pârâtului la cererea de chem are în
judecată trebuie să se concretizeze într-o apărare îm potriva pretenţiilor form ulate de
reclam ant, în cadrul căruia să fie expuse argum ente de natură să determ ine soluţia res
pingerii acţiunii. Dacă pârâtul este de acord cu adm iterea acţiunii prom ovate de recla
m ant, cererea sa în sensul indicat nu are caracter de întâm pinare, ci de n o te scrise. De
asem enea, dacă pârâtul form ulează prin interm ediul întâm pinării pretenţii proprii îm p o
triva reclam antului în afară de apărările faţă de cererea in tro d u ctivi, această parte a
întâm pinării va avea caracter d e cerere reconvenţională.
2. C o n ţin u tu l în tâ m p in ă rii.
Articolul 205 alin. (2) NCPC priveşte condiţiile intrinseci
ale întâm pinării, acestea fiind com pletate în actuala reglem entare faţă d e cele existente
în vechiul cod.
De asem enea, în afara cerinţelor prevăzute expres de textul legal, întâm pinarea va
trebui să cuprindă arătarea instanţei căreia îi este adresată şi n u m ă ru l dosaru lu i form at
în urm a cererii de chem are în judecată, pentru a putea fi ataşată acestuia.
a) Noul cod a apreciat ca fiind necesară prevederea în cuprinsul în tâ m p in irii a num e
lu i şi a prenum elui, a codului n um eric personal, a dornici fiului sau a reşed inţei pârâtului
ori, pentru persoanele juridice, a den u m irii şi a sediului, precum şi, după caz, a codului
unic de înregistrare sau a co d u lu i de identificare fisc a la , a num ăru lu i de înm atriculare în
registrul com erţului ori de înscriere în registrul perso a n elo r ju rid ice şi a contului bancar,
dacă reclam antul nu le-a m enţionat în cererea d e chem are în judecată. Oe asem enea,
prin raportare la art. 148 alin. ( l) t e z a a ll-a NCPC la care art. 205 alin. (2) lit. a) din aceiaşi
cod face trim itere, întâm pinarea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa electronică sau
coordonatele care au fost indicate în acest scop de pârât, precum num ărul de telefon,
num ărul d e f a x sau alte asem enea.
Dacă pârâtul locuieşte în străinătate, va arăta şi dom iciliul o les în Rom ânia, unde ur
m ează să i se facă toate com unicările privind procesul. în cazul în care pârâtul nu se con
form ează acestei dispoziţii legale, sunt aplicabile prevederile art. 156 teza a ll-a NCPC,
O su A Na r c is a Th so h a r i 495
A rt. 206 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
potrivit cărora com unicările i se vo r face prin scrisoare recom andată, re ci pisa de predare
la poşta rom ână a scrisorii, în cuprinsul căreia vo r fi m enţionate actele ce se expediază,
ţinând loc de dovada de îndeplinire a procedurii.
în tim p ce lipsa m enţiunilor vizând num ele şî prenum ele sau denum irea pârâtului
din cererea de chem are în ju d e c a t! este sancţionată cu nulitatea acesteia, în condiţiile
art. 200 NCPC, astfel încât nu s-a r ajunge la citarea pârâtului şi la form ularea întâm pină
rii, instituirea obligativităţii m enţionării acesto r date în întâm pinare îşi găseşte raţiunea
în situaţia în care reclam antul ar fi indicat eronat sau incom plet respectivele date, pre-
întâm pinându-se riscul soluţionării cauzei în absenţa legalei îndepliniri a procedurii de
citare cu pârâtul. în acelaşi context, dacă pârâtul dom iciliază efectiv într-un alt loc decât
cel indicat în cererea introductivă, aducerea ta cunoştinţa instanţei a adresei la care ar
trebui realizată procedura d e citare şi de com unicare a actelor de procedură este un
asp ect care contribuie la riguroasa desfăşurare a procesului.
b) întâm pinarea va cuprinde toate excepţiile procesuale pe core p â râ tu l le invocâ fo ţâ
de cererea reclam antului, textul art. 115 pct. 1 CPC 1865 fiind în mod riguros retuşat
prin înlocuirea noţiunii de „excepţii de procedură" cu cea de „excepţii procesuale", ultima
înglobând atât excepţiile de procedură, cât şi pe cele de fo n d , susceptibile deopotrivă d e a
fi invocate pe calea întâm pinării. Astfel, prin întâm pinare pârâtul poate invoca excepţia de
necom petenţă, excepţia de netim brare, excepţia lipsei calităţii procesuale active, excepţia
lipsei calităţii de reprezentant a sem natarului cererii de chem are în judecată etc.
c) De asem enea, întâm pinarea va cuprinde şî toate apărările de fo n d , precum şi alte
a p ă ră ri procedurale, form ulându-se un răspuns pentru toate pretenţiile şi m otivele de
fapt şi d e drept arătate în cererea de chem are în judecată.
d) întâm pinarea va indica dovezile pe care pârâtul le va folosi pentru com baterea
fiecărei pretenţii form ulate îm potriva sa, dispoziţiile art. 194 lit. e) NCPC şi com entariul
aferent acestora fiind incidente în m od corespunzător.
e) Sim ilar cererii d e chem are în judecată, întâm pinarea trebuie sem nată de către
pârât sau de către reprezentantul acestuia, lipsa sem năturii atrăgând nulitatea actului
de procedură al întâm pinării, care operează în aceleaşi condiţii ca şi cele stabilite pen
tru ipoteza nesem năriî cererii de chem are în judecată. Prin urm are, dacă întâm pinarea
nu este sem nată, iar această lipsă nu este com plinită în term en, instanţa va invoca şi va
declara nulitatea acesteia şi, pe cale d e consecinţă, nu o va lua în considerare la stabilirea
soluţiei asupra cererii de chem are în judecată, nepunând în discuţie excepţiile procesu
a le invocate în cuprinsul său şi nepronunţându-se asupra acestora.
întâm pinarea poate fi form ulată personal de către pârât sau prin reprezentant; legal
sau convenţional, dovada calităţii acestuia urm ând a fi anexată întâm pinării.
A rt. 3 0 6 . C om unicarea în tâm p in ării. (1) întâm pinarea se com unică recla
m antului, dacă legea n u prevede altfel.
(2) La întâm pinare se v a alătura acelaşi num ăr de copii certificate de pe înscri
surile pe care se sprijină, precum şi u n rând de copii pentru instanţă. Dispoziţiile
art. 149 alin. (1), (3) şi (4) şi ale art. 150 sunt aplicabile.
C O M E N T A R IU
496 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 207-208
legea nu prevede altfel. Aceasta se com unică reclam antului în condiţiile art. 201 alin. (2)
NCPC, reclam antul având obligaţia, la rândul său, să form uleze râ sp u n s la întâm pinare.
Prin excepţie d e la regula com unicării întâm pinării, d e pildă, art. 204 alin. (1) teza
finală N CPC prevede că întâm pinarea la cererea adiţională nu se va com unica reclam an
tu lui, urm ând ca aceasta să fie cercetată prin consultarea dosarului.
De asem enea, potrivit art. 1018 alin. (4) NCPC, în procedura ordonanţei de plată,
întâm pinarea nu se com unică reclam antului, care va lua cunoştinţă d e cuprinsul acesteia
de la dosarul cauzei.
2. N um ărul d e exem p lare. în scrisu rile an e xate . Pentru a putea fi com unicată, întâm
pinarea se form ulează în atâtea exem plare câte sunt necesare pentru aceasta, în funcţie
de num ărul celorlalte părţi, plus un exem plar pentru instanţă, prin raportare la art. 149
alin. (1) NCPC.
întâm pinarea se form ulează într-un singur exem plar pentru com unicare dacă există
m ai m ulţi reclam anţi, având însă un reprezentant com un, sau dacă reclam antul figurează
în m ai m ulte calităţi juridice. De asem enea, prevederile alin. (3) şi (4) ale art. 149 NCPC
sunt aplicabile şi întâm pinării, prin urm are trim item la com entariile aferente acestui
articol.
Dacă pârâtul a solicitat prin întâm pinare încuviinţarea probei cu înscrisuri, acestea
vo r fi anexate întâm pinării, în atâtea exem plare câte sunt necesare pentru com unicare,
plus un exem plar pentru instanţă, dispoziţiile art. IS O NCPC fiind incidente şi în cazul
întâm pinării.
Ari» 2 0 7 . în tâm p in area com ună. C ând su n t m ai m ulţi pârâţi, aceştia pot
răspunde îm preună, toţi sau num ai o parte din ei, printr-o singură întâm pinare.
C O M E N T A R IU
în caz de coparticipare procesuală pasivă, pârâţii pot răspunde îm p reun ă, toţi sau
num ai o parte din ei, prîntr-o sin g u ră întâm pinare, nefiind ca atare necesară form ularea
de către fiecare în parte a unei întâm pinări, în m ăsura în care au apărări com une.
A r i, 2 0 # . San cţiu n ea n ed ep u n erii în tâm p in ării. (1) întâm pinarea este obli
gatorie, în afară de cazurile în care legea prevede în m od expres altfel.
(2) N edepunerea întâm pinării în term enul prevăzut de lege atrage decăderea
pârâtului din dreptul de a m ai propune probe şi de a invoca excepţii, în afara
celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel.
C O M E N T A R IU
1. O b ligativitate a în tâ m p in ă rii. Form ularea şi depunerea întâm pinării nu este facul
tativă, ci legea instituie ca re g u la m sarcina pârâtului această obligaţie.
Prin excepţie, întâm pinarea nu este obligatorie în procedura asigurării probelor
[art. 360 alin. (3) NCPC), în procedura ordonanţei preşedinţiale (art. 998 alin. (1) teza
finală N CPC], în procedura specială a evacuării din im obilele folosite sau ocupate fără
drept (art. 1041 alin. (3) NCPC], precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege.
Este de m enţionat faptul că în prezent, în m aterie de divorţ, întâm pinarea este o b li'
gatorie, art. 612 alin. (5) CPC 1865, ce exonera pârâtul de obligaţia depunerii întâm pi
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 497
A rt. 209 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
nării, nefiind m enţinut. în să , în cazul divorţului prin acordul soţilor, având în vedere că
cererea de chem are în judecată este sem nată de am bii soţi, se consideră că nu există o
parte cu calitatea de pârât, astfel încât nu poate subzista nici obligaţia depunerii unei
întâm pinări.
De asem enea, prevederile art. 674 alin. (4) CPC 1865, potrivit cărora întâm pinarea nu
era obligatorie în cazul acţiu n ilo r posesorii, nu au fost preluate şi în noul cod.
2. San cţiu n ea n e d ep u n e rii în tâ m p in ă rii. N edepunerea întâm p in ării în term enul pre
văzut de lege atrage decăderea pârâtului d in d rep tu l de a m a i p ro p u n e p rob e ş i de o
invoca e x c e p ţ iiîn afara celor d e o rd in e publică, d o câ legea n u p reve d e a ltfel.
îm prejurarea nedepunerii întâm pinării nu echivalează cu recunoaşterea de către
pârât a pretenţiilor deduse judecăţii prin cererea d e chem are în judecată. Prin excepţie,
nedepunerea întâm pinării în term enul special d e 3 zile înaintea term enului de judecată
instituit în cadrul procedurii ordonanţei de plată poate fi considerată de către instanţă
ca o recunoaştere a pretenţiilor creditorului, potrivit art. 1018 alin. (3) teza finală NCPC.
în conform itate cu art. 254 alin. (2) pct. 5 NCPC, dovezile care nu au fo st propuse de
către pârât prin întâm pinare nu vo r m ai putea fi cerute şi încuviinţate în cursul procesu
lui, în afară de cazul existenţei acordului expres al tu tu ro r părţilor. Prin urm are, în lipsa
unui atare acord, ce nu a r putea fi dedus pe cale de interpretare din absenţa părţilor
la term en, fiind exclusă învoiala tacită, instanţa are dreptul şi, totodată, obligaţia d e a
invoca din oficiu decăderea şi în consecinţă de a aplica această sancţiune.
Dacă sunt incidente cazurile prevăzute expres de art. 254 alin. (2) NCPC, pârâtul are
posibilitatea să propună probe în condiţiile legale m enţionate în alin. {4} al aceluiaşi arti
col, ch iar şi în ipoteza în care nu a form ulat întâm pinare sau a depus-o cu nerespectarea
term enului legal.
Dacă sunt întrunite condiţiile art. 186 NCPC, la cererea pârâtului, instanţa îl poate
repune în term enul de a form ula întâm pinare.
Instanţa nu are în d ritu ire a să dispună am ânarea cauzei după prim ul term en d e jude*
cată pentru a da posibilitatea pârâtului să form uleze întâm pinare, întrucât sancţiunea
decăderii nu poate fi înlăturată decât în situaţiile expres prevăzute de lege, nefiind cazul
ipotezei de faţă. Este d e m enţionat că prevederea art. 118 alin. (3) CPC 1865, potrivit
căreia, la prim a zi de înfăţişare, în cazul în care pârâtul nu era reprezentat sau asistat de
avocat, I se acorda, la cerere, un term en pentru pregătirea apărării şi depunerea întâm
pinării, nu a fost m enţinută în noul Cod de procedură civilă.
în schim b, prin raportare ia art. 175 alin. (2) teza a ll-a NCPC, în cazurile în care întâm
pinarea nu este obligatorie, în citaţie se va m enţiona obfigaţia pârâtului de a-şi pregăti
apărarea pentru prim ul term en d e judecată, propunând probele de care în ţelege să se
folosească, sub sancţiunea decăderii.
C h iar dacă pârâtul a fost decăzut din dreptul de a propune probe şi d e a invoca excep
ţii relative, acesta va avea d rep tu l de a discuta probele ş i tem einicia su sţin erilo r re d a *
m ontului, precum şl de a invoca excepţii absolute.
A ri. 209» Noţiune şi condiţii. (1) D acă pârâtul are, în legătură cu cererea
reclam antului, pretenţii derivând din acelaşi raport juridic sau strâns legate de
aceasta, poate sâ form uleze cerere reconvenţională.
498 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T i t l u l l. P r o c e d u r a Î n fa ţa p r im e i in s t a n ţ e A rt. 209
(2) în cazul în care pretenţiile form ulate prin cerere reconvenţională privesc şi
alte persoane decât reclam antul, acestea vor putea fi chem ate în judecată ca pârâţi.
(3) C ererea trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute pentru cererea de
chem are în judecată.
(4) Cererea reconvenţională se depune, su b sancţiunea decăderii, odată cu
întâm pinarea sau, dacă pârâtul nu este obligat la întâm pinare, cel m ai târziu la
primul term en de judecatâ.
(5) C ererea reconvenţională se com unică reclam antului şi, după caz, persoa
nelor prevăzute la alin. (2) pentru a form ula întâm pinare- D ispoziţiile art. 201 se
aplică în m od corespunzător.
(6) Când reclam antul şi-a m odificat cererea de chem are în judecată, cererea
reconvenţională se va depune cel m ai târziu până la term enul ce se va încuviinţa
pârâtului în acest scop, dispoziţiile alin. (5) fiind aplicabile.
(7) Reclam antul nu poate form ula cerere reconvenţională la cererea reconven
ţională a pârâtului iniţial.
C O M E N T A R IU
1. D e fin iţia şi natura ju rid ică a cererii reco n ven ţio n ale. Cererea reconvenţională
constituie actul de procedură prin interm ediul căruia pârâtul form ulează p reten ţii p ro *
p rii îm potriva reclam antului, pretenţii care derivă din acelaşi raport ju rid ic sau care sunt
strâns legate de acesta.
Ca natură ju rid ică, cererea reconvenţională constituie o veritabilă cerere de chem are
în ju d e ca tă în care calităţile părţilor iniţiale su n t inversate, fiind necesară întrunirea tutu-
ror cerinţelor legale prevăzute pentru aceasta, ch iar şi ce le referitoare la m enţionarea
tu tu ro r datelor de identificare ale părţilor, întrucât, deşi acestea există în dosar, legea
reglem entează posibilitatea disjungerii cererii reconvenţionale, cu form area unui dosar
distinct, în cadrul căruia este necesar să figureze aceste date.
Reprezentând o cerere de chem are în judecată, cererea reconvenţională este supusă
com unicării, în toate cazurile.
N um ărul de exem plare va fi cel prevăzut de art. 149 alin. (1) NCPC, potrivit căruia,
când cererea urm ează a fi com unicată, ea se va face în atâtea exem plare câte su n t ne ce*
sare pentru com unicare, în afară de cazurile în care părţile au un reprezentant com un
sau partea figurează în m ai m ulte calităţi juridice, când se va face un singur exemplar, cu
m enţiunea că, în toate cazurile, este necesar şi un exem plar pentru instanţă.
Reclam antul şi, eventual, pârâţii nou*introduşi prin cererea reconvenţională au obli-
gaţia depunerii întâm pinării Io cererea reconvenţionolă, su b sancţiunea decăderii din
dreptul de a propune probe şi de a invoca excepţii în afara celor d e ordine publică, în
raport de pretenţiile pârâtului-redam ant, în term en de 2 5 de zile de la com unicarea
acesteia. întâm pinarea form ulată se va com unica apoi p â râ tu lu i-re d a m a n t care este
obligat să depună ră spu ns la întâm pinare în term en de 1 0 zile de Io com unicare.
De asem enea, prevederile art. 150 N CPC vizând în scrisu rile anexate, cele ale art. 1S1
N CPC privind cererea form ulată prin reprezentant şi cele a le art. 152 NCPC referitoare la
cererea greşit denum ita sunt aplicabile în m od corespunzător şi cererii reconvenţionale.
2. T im b rare a. în ceea ce priveşte tim brarea acestei cereri, potrivit art. 10 din Legea
nr. 146/1997, cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie şi de chem are în garanţie
se taxează după regulile aplicabile cererii sau acţiunii principale.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 499
A rt. 209 C a r t e a i i . P r o c e d u r a c o n t e n c i o a s ă
500 D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T i t l u l l . P r o c e d u r a Î n f a ţ a p r i m e i i n s t a n ţ e A rt. 209
justiţiei, instanţa cunoscând m ai bine raporturile ju rid ice dintre părţi, şi evită pronunţa
rea unor hotărâri contradictorii.
Prin excepţie, legea prevede tn m od expres anum ite cazuri în care p â râ tu l este o b li
g a t sâ form uleze cerere reconvenţionalâ pentru valorificarea pretenţiilor sale. Astfel, în
procesele d e divorţ, soţul pârât poate să facă şi el cerere de divorţ, cel m ai târziu până la
prim ul term en de judecată la care a fost citat ?n m od legal, pentru faptele petrecute îna
inte de această dată. Pentru faptele petrecute după această dată, pârâtul va putea face
cerere până la începerea dezb aterilor asupra fondului în cererea reclam antului. în cazul
în care m otivele de divorţ s-au ivit după începerea dezbaterilor asupra fondului la prim a
instanţă şi în tim p ce judecata prim ei cereri se află în apel, cererea pârâtului va putea fi
făcută d irect la instanţa învestită cu judecarea apelului. N eintroducerea cererii recon
ven ţion ale în term enele arătate atrage decăderea soţului pârât din dreptul de a cere
divorţul pentru acele m otive. Daca cererea reclam antului a fo st respinsă, soţul pârât
poate cere divorţul pentru m otive ivite ulterior [art. 916 alin. (1), (3) şl (4) NCPC). Ca
atare, în lipsa form ulării de către soţul pârât a cererii reconvenţionale, acesta nu poate
obţine desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă a soţului reclam ant.
Este de m enţionat faptul că, potrivit art. 1003 alin. (2) NCPC, în cadrul litigiilor având
ca obiect cereri posesorii sunt inadm isibile cererea reconvenţională şi orice alte cereri
prin care se solicită protecţia unui drept în legătură cu bunul în litigiu.
Pârâtul form ulează cerere reconvenţională în ipoteza în care are p reten ţii proprii
îm potriva reclam antului şi solicită soluţionarea acestora prin dispozitivul hotărârii ju d e
cătoreşti. Dacă pârâtul doreşte doar respingerea pretenţiilor form ulate îm potriva sa de
către reclam ant, de principiu este suficientă form ularea unei întâm pinâri. Spre exem plu,
dacă cererea principală are ca o b iect revendicarea unui bun im obil, iar pârâtul opune
prin întâm pinare ca apărare d e fond uzucapiunea în sistem ul Codului civil d in 1864,
fără a solicita constatarea acesteia şi prin dispozitivul hotărârii judecătoreşti pronun
ţate în litigiu, este suficientă invocarea acesteia pe calea întâm pinării. Dacă însă pârâtul
intenţionează să-şi în scrie dreptul d e proprietate asupra im obilului în cartea funciară,
de pildă, având nevoie de constatarea dobândirii acestuia prin efectul u2ucapiunii prin
pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti în acest sens, este necesară form ularea acestei
pretenţii pe calea cererii reconvenţionale.
De asem enea, dacă reclam antul solicită obligarea pârâtului la plata unei sum e de
bani, ia r pârâtul opune pe cale de întâm pinare com pensaţia legală dintre datoria sa şi
cea a reclam antului faţă de el, creanţa pârâtului având o valoare m ai m are decât creanţa
reclam antului, instanţa, constatând tem einicia acestei apărări, va respinge cererea
principală ca neîntem eiată. Dacă însă pârâtul doreşte obligarea reclam antului, prin
dispozitivul hotărârii judecătoreşti, la plata diferenţei de bani dintre cele două creanţe,
este necesară form ularea cererii reconvenţionale.
Apreciem însă că, spre exem plu, nu ar putea fi invocată exclusiv prin întâm pinare
rezoluţi un ea judiciară a actului ju rid ic a cărui executare se solicită prin cererea princi
pală, fiind necesară form ularea unei cereri reconvenţionale întrucât, în lipsa unei rezo-
luţiuni de drept, o atare sancţiune trebuie pronunţată de către instanţă prin hotărâre
judecătorească.
Pentru a avea caracterul unei cereri reconvenţionale, legea im pune cererii form ulate
pe cale incidentală de către pârât să aibă ca obiect p reten ţii d e rivâ n d d in acela şi raport
ju rid ic sau strâ ns legate d e ocesta.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 501
A rt. 209 C a r t e a i i . P r o c e d u r a c o n t e n c i o a s ă
Ca exem plu pentru ipoteza pretenţiilor derivând din acelaşi raport ju rid ic poate fi
cazul în care cererea principală are ca obiect evacuarea pârâtului din im obil, la sfârşitul
perioadei de închiriere, iar cererea reconvenţională vizează obligarea reclam antului la
plata cheltuielilor necesare şi utile efectuate d e pârât în privinţa im obilului.
Pretenţiile solicitate pe calea cererii reconvenţionale pot sâ nu provină din acelaşi
raport ju rid ic cu cele prom ovate pe calea cererii principale, ci din raporturi diferite, însă
este necesar ca între acestea să existe o strânsă legătură, tocm ai pentru a fi justificată
soluţionarea lor într-un litigiu unic (spre exem plu, cererea principală are ca obiect reven
dicare im obiliară, iar cererea reconvenţională are ca obiect desfiinţarea titlului de pro
prietate al reclam antului).
Prin excepţie, potrivit art. 574 alin. (1) NCPC, pârâtul poate face cerere reconven
ţională în cadrul procedurii arbitrate num ai în ipoteza în care pretenţiile sale îm potriva
reclam antului derivă din acelaşi raport ju rid ic, fiind exclusă posibilitatea form ulării cere
rii reconvenţionale dacă a r exista num ai o strânsă le gă tu ri între pretenţii.
Dacă pârâtul solicită pe calea unei cereri intitulate „cerere reconvenţională” preten
ţii ce nu au legătura cu cele form ulate d e către reclam ant îm potriva sa, instanţa va res
pinge această cerere ca inadm isibilă, nefiind întrunite condiţiile legale pentru prom ova
rea unor atare pretenţii pe calea cererii reconvenţionale.
Cererea reconvenţională poate fi form ulată şi sub form a unei cereri cu caracter
su b sid iar faţă de cererea principală, pârâtul solicitând adm iterea cererii reconvenţionale
num ai în ipoteza în care a r fi adm isă şi cererea principală. Spre exem plu, dacă cererea
principală are ca obiect revendicarea unui im obil cum părat de pârât în tem eiul Legii
n r. 112/1995, acesta d in u r m l poa te fo r m u Ia cere re reco nvenţ io na Iă c u ca ra eter su bs id ia r,
solicitând ca, în ipoteza adm iterii cererii principale, reclam antul să fie obligat la plata
despăgub irilo r pentru sporul de valoare adus im obilului cu destinaţia de locuinţă prin
îm bunătăţiri necesare şi utile. Dacă cererea principală este adm isă, instanţa va adm ite
şi cererea reconvenţională, evident în m ăsura în care aceasta este tem einică. în schim b,
dacă cererea principală este respinsă, instanţa va respinge şi cererea reconvenţională
ca răm asă fără obiect, pretenţiile form ulate de pârât pe această cale având caracter
subsidiar, condiţionat de adm iterea cererii principale.
Dacă pârâtul form ulează întâm pinare, în cadrul căreia invocă pretenţii p ro p rii îm pot riva
reclam antului, instanţa trebuie să întrebe pârâtul daca înţelege ca acea parte a întâm pinării
să fie considerată cerere reconvenţională, pentru a stabili cu claritate lim itele învestirii sale
şi pentru a pune în vedere pârâtului, dacă este cazul, să tim breze cererea reconvenţională
astfel form ulată. în ipoteza în care apărările invocate de pârât prin întâm pinare nu pot fi
form ulate decât pe calea unei cereri reconvenţionale (spre exem plu, rezoluţiunea judiciară),
mstanţa va atribui întâm pinării şi caracterul de cerere reconvenţională, calrficându-o astfel
în tem eiul art. 152 NCPC. Dacă însă apărările invocate de pârât prin întâm pinare pot fi
form ulate pe această cale (spre exemplu, uzucapiunea în sistem ul Codului civil din 1864,
nulitatea etc.), fără a fi necesară alegerea cererii reconvenţionale, iar pârâtul arată că
nu înţelege să atribuie întâm pinării sale un atare caracter, instanţa nu va putea proceda
la calificarea întâm pinării drept cerere reconvenţională, întrucât aceasta ar conduce la
încălcarea principiului disponibilităţii părţilor în procesul civil.
4. Term enul de form u lare a cererii reco n ven ţio n ale. Cererea reconvenţională se
depune, sub sancţiunea decăderii, odată cu întâm pinarea sau, daca p â râ tu l nu este o b li
g a t la întâm pinare, ce l m a i târziu la p rim u l term en de judecatâ.
Dacă pretenţiile proprii ale pârâtului sunt în legătură cu cererea adiţională form ulată
de reclam ant în condiţiile art. 204 alin. (1) NCPC, pârâtul va putea form ula cerere recon
venţională cel m ai târziu până la term enul ce i se va încuviinţa în acest scop.
Referirea codului la m om entul depunerii cererii reconvenţionale odată cu întâm pi
narea m archează term enul până la care aceasta trebuie form ulată, neavând sem nifica
ţia faptului că pentru a prom ova cerere reconvenţională este obligatoriu ca pârâtul să
form uleze şi întâm pinare. Astfel, nu este exclusă posibilitatea ca pârâtul să fie de acord
cu adm iterea cererii principale, neavând ca atare interesul form ulării unei întâm pinări,
însă să aibă pretenţii proprii îm potriva reclam antului, pe care să le solicite pe calea unei
cereri reconvenţionale. Un alt argum ent ?n susţinerea soluţiei indicate este acela că însuşi
codul prevede că şi în ipoteza în care întâm pinarea nu este obligatorie (existând ca atare
posibilitatea ca pârâtul să nu o form uleze), poate fi prom ovată cerere reconvenţională.
în consecinţă, cererea reconvenţională trebuie form ulată în term enul prevăzut de
lege pentru depunerea întâm pinării, independent dacă acest ultim act de procedură
este form ulat sau nu în cauză de către pârât. în ipoteza în care întâm pinarea nu este obli
gatorie şi, ca atare, legea nu prescrie un term en pentru form ularea sa, cererea reconven
ţională poate fi depusă cel mai târziu la prim ul term en d e judecată.
Term enul stabilit de lege pentru depunerea cererii reconvenţionale este un termen
p roced ural im perativ absolut, a cărui nerespectare este sancţionată cu decăderea din
dreptul de a form ula cerere reconvenţională, conducând ia respingerea acesteia ca tar
divă. Prin urm are, noul cod a m odificat sancţiunea prevăzută în reglem entarea ante
rioară de art. 135 CPC 1865, constând în judecarea separată a cererii reconvenţionale
depuse peste term en, în lipsa acordului părţilor, înlocuind -o cu sancţiunea decăderii.
Ce re re a reco nvenţ ion a Iă n u poate fi fo rm u Iată direct în a pel sa u în recurs, opu n â n d u-se
dispoziţiile art. 478 alin. (3) NCPC, la care face im plicit trim itere art. 494 NCPC, ce prevăd
că în apel şi în recurs nu pot fi form ulate pretenţii noi faţă d e cele judecate în primă
instanţă. Prin excepţie, potrivit art. 916 alin. (3) NCPC, în cazul în care m otivele d e divorţ
s-au ivit după începerea dezbaterilor asupra fondului la prim a instanţă şi în tim p ce
judecata prim ei cereri se află în apel, cererea pârâtului va putea fi făcută direct la instanţa
învestită cu judecarea apelului.
A r U 2 1 0 . D isju n g erea cererii recon ven ţion ale. (1) C ererea reconvenţională
se judecă odată cu cererea principală.
(2) D acă num ai cererea principală este în stare de a fi judecată, instanţa poate
dispune judecarea separată a cererii reconvenţionale. C u toate acestea, disjunge
rea nu poate fi dispusă în cazurile anum e prevăzute de lege sau dacă judecarea
am belor cereri se im pune pentru soluţionarea unitară a procesului.
C O M E N T A R IU
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 503
A rt. 210 C a r t e a i i . P r o c e d u r a c o n t e n c i o a s ă
Regim ul său ju rid ic este diferit de cel al celorlalte cereri incidentale, spre exem plu
legea neprevăzând pentru judecata cererii reconvenţionale etapa adm isibilităţii în prin
cipiu a acesteia, precum în cazul cererilo r de intervenţie.
Ca regulă, cererea reconvenţională se judecă odată cu cererea p rin cip a lă , instanţa
având obligaţia de a o soluţiona prin dispozitivul hotărârii judecătoreşti pronunţate în
cauză. Dacă instanţa om ite să se pronunţe asupra cererii reconvenţionale prin dispoziti
vul hotărârii judecătoreşti, partea are deschisă calea com pletării hotărârilor, reglem en
tată d e art. 444 cu referire la art. 445 NCPC;
în situaţia în care reclam antul renunţă la judecarea cererii principale sau la dreptul
pretins prin aceasta ori dacă cererea principală a fost respinsă ca prescrisă ori anulată,
instanţa va soluţiona în continuare cererea reconvenţională.
2. D isju n gerea. Dacă num ai cererea principală este în stare de a fi judecată, instanţa
poate dispune disjungerea cererii reconvenţionale, prin încheiere, după punerea în d is
cuţia contradictorie a părţilor a acestui aspect. Astfel, Ia term enul de judecată respectiv,
Instanţa va dispune m otivat disjungerea cererii reconvenţionale, cu disp 02 iţia form ării
unui d o sa r distinct, continuând judecata cererii principale din dosarul iniţial şi reţinând-o
apoi în pronunţare. Ulterior form ării dosarului distinct având ca obiect cererea reconven
ţională, judecătorul va fixa prim ul term en de judecată în cadrul acestuia. Cererea recon
venţională în privinţa căreia s-a dispus disjungerea îşi va pierde caracterul incidental,
devenind astfel cerere principală, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta [spre
exem plu, pârâtul (fost reclam ant) va putea form ula cerere reconvenţională îm potriva
reclam antului (fost pârât), fără ca această posibilitate să mai fie prohibită d e art. 209
alin. (7) NCPC, calea de atac nu va m ai fi influenţată de cea stabilită de lege în cazul
soluţionării cererii principale ş.a.m .d.J. Prin excepţie, prorogorea de com petenţă îşi va
m enţine efectele şi după dispunerea disjungerii cererii reconvenţionale, instanţa nefiind
în drituită $ă-şi decline com petenţa în privinţa soluţionării dosarului nou-form at.
Disjungerea n u p o a te f i dispusă în cazurile anum e prevăzute de lege [spre exem plu,
în procesele de divorţ - a r t 916 alin, (2) NCPC] sau dacă judecarea am b elo r cereri se
im pune pentru soluţionarea unitară a p rocesu lu i (de pildă, atunci când cererea princi
pală a re ca o b iect dezbate re succesorală şi partaj judiciar, iar cea reconvenţională vizează
pretenţiile pârâtului cu privire la com punerea m asei succesorale, cotele succesorale şi
m odalitatea de îm părţire a bunurilor supuse partajării sau când cererea principală are ca
o b iect revendicare im obiliară, iar cererea reconvenţională vizează dobândirea de către
pârât a dreptului de proprietate asupra im obilului prin efectul uzucapiunii etc.).
Drept derogare de la art. 210 alin. (1) NCPC. în cadrul procedurii cererilor cu valoare
redusă, art. 1029 alin. (7) NCPC a prevăzut faptul că cererea reconvenţională care nu
îndeplineşte cerinţele m enţionate la art. 102S vizând dom eniul de aplicare a acestei pro
ceduri speciale va fi disjunsă şi judecată potrivit dreptului com un. Un atare text legal
derogă şi de la dispoziţiile art. 210 alin. (2) N CPC care im puneau m ăsura disjungerii cere*
rii reconvenţionale exclusiv în ipoteza existenţei unor stadii diferite de judecată a cererii
principale şi a celei reconvenţionale.
Potrivit art. 99 alin. (4) din Regulam entul de ordine interioară af instanţelor ju d e că
toreşti, în caz de disjungere dosarul nou-form at se repartizează aceluiaşi com plet pentru
respectarea principiului continuităţii.
D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T i t l u l l . P r o c e d u r a Î n f a ţ a p r i m e i i n s t a n ţ e A rt. 211
C O M E N T A R IU
Judecata în prim ă instanţă debutează cu introducerea cererii de ch em a re în ju d eca ta
şi se finalizează prin pronu nţarea hotărârii jud ecăto reşti, acest ultim m om ent m arcând
dezînvestirea instanţei de soluţionarea litigiului.
în tre aceste două m om ente, ju d eca ta în p rim ă instanţă parcurge, de regulă, urm ă
toarele etape: etapa scrisă, etapa cercetării, etapa dezb aterilo r în fond, etapa deliberării
şi a pronunţării hotărârii judecătoreşti, nefiind însă necesar ca orice proces să treacă prin
toate aceste etape procesuale (spre exem plu, reclam antul poate renunţa la judecata
cererii, im ediat după parcurgerea etapei scrise a procesului).
în cadrul etapei scrise, părţile se încunoştinţeaza reciproc Tn legătură cu pretenţiile şi
apărările lor, precum şi cu m ijloacele de probă pe care intenţionează să le adm inistreze
în vederea susţinerii acestora.
în etapa de cercetare a p rocesu lu i se îndeplinesc, în condiţiile legii, acte de procedură,
la cererea părţilor sau din oficiu, pentru pregătirea dezbaterii în fond a procesului, dacă
este cazul, potrivit art. 237 alin. (1) NCPC. Astfel, în cadrul acestei etape se discută şi se
soluţionează excepţiile procesuale, precum şi o rice alte cereri vizând incidente proce
durale, se încuviinţează sau nu în principiu cererile de intervenţie form ulate de părţi
sau d e terţe persoane, se dispun m ăsuri asigurătorii, m ăsuri pentru asigurarea dovezilor
ori pentru constatarea unei situaţii de fapt, dacă acestea nu au fost luate în condiţiile
art. 203 NCPC, se ia act de exercitarea actelor de dispoziţie a le părţilor cu privire la
soluţionarea procesului (renunţare la judecată sau la d re p t achiesare sau tranzacţie), se
încuviinţează şi se adm inistrează probe, în condiţiile legii, precum şi se îndeplineşte orice
alt a ct de procedura necesar soluţionării cauzei.
Cercetarea procesului în cep e la prim ul term en de judecată la care părţile sunt legal
citate şi se finalizează la m om entul la care judecătorul se socoteşte lăm urit şi declară,
prin încheiere, cercetarea procesului term inata.
D ezbaterea în fo n d a p rocesu lu i poartă asupra îm p reju rărilo r de fapt şi tem eiurilor de
drept invocate de părţi în cererile lor sau, după caz, ridicate de către instanţă din oficiu,
instanţa acordând cuvântul părţilor în ordinea şi tn condiţiile prevăzute de lege, pentru
ca fiecare să îşi susţină cererile şi apărările form ulate în proces. Când se considera că
au fost lăm urite toate îm prejurările de fap t şi tem eiurile de drept a le cauzei, instanţa
declară în ch ise dezbaterile şi reţine cauza în pronunţare.
în etapa deliberării ş i a pronu nţării hotărârii jud ecă to reşti, com pletul de judecată
face aplicarea norm elor de drept la situaţia de fapt reţinută, în baza m aterialului pro
bator adm inistrat în cauză, pronunţându-se asupra tu tu ro r cererilor deduse judecăţii
{om nia petita, iar nu m inus petita), fără a putea acorda m ai m ult [plus p etita ) sau altceva
decât s-a cerut [extra petita), dacă legea nu prevede altfel (art. 397 alin. (1) NCPC).
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 505
A rt. 212-213 C a r t e a i i . P r o c e d u r a c o n t e n c i o a s ă
C O M E N T A R IU
Regula instituită prin acest articol este aceea că judecarea procesului are loc la sediul
instanţei învestite cu soluţionarea acestuia, pentru în cunoştinţa rea părţilor fiind necesar
ca în citaţie să fie prevăzută ca m enţiune obligatorie, instituită sub sancţiunea nulităţii
exprese, denum irea instanţei şi sediul acesteia.
A preciem că ar fi recom andabil ca, în ipoteza unor instanţe în a căror dotare intră mai
m ulte săli de judecată, în cuprinsul citaţiei să fie inserat şi num ărul cam erei în care va
avea loc şedinţa de judecată respectivă. Astfel, dacă num ărul sălii de judecată în care se
va desfăşura procesul este incorect m enţionat în cuprinsul citaţiei, procedura de citare
se va considera nelegal îndeplinită, fiind nesocotită dispoziţia art. 157 alin. (1) lit. a)
NCPC, prevăzută su b sancţiunea nulităţii de alin. (3) al aceluiaşi articol.
Prin excepţie, anum ite etape procesuale se po t desfăşura în afara sediului instanţei.
Astfel, în ipoteza o dm inistrârii p ro b elo r de câtre o vo ca ţi sa u con silieri ju rid ici, aceasta
poate avea loc în cabinetul unuia dintre avocaţi sau în o rice alt ioc convenit, daca natura
probei im pune un atare lucru, potrivit art. 372 alin. {3} NCPC.
De asem enea, cercetarea la fa ţa lo cului se desfăşoară, evident, la locul situării pro
bei. în acelaşi ioc, cu ocazia desfăşurării cercetării, instanţa are posibilitatea să procedeze
şi la ascultarea m artorilor, experţilor sau părţilor, potrivit art. 346 alin. (2) NCPC.
Totodată, m ijloacele m ateriale de probâ, care nu se află în păstrarea instanţei, pot fi
verificate la faţa locului, potrivit art. 343 alin. (2) NCPC.
în ipoteza adm inistrării probelor prin com isie rogatorie, aceasta va avea loc, de prin
cipiu, la sediul instanţei astfel învestite, care este diferit de cel al instanţei care a în cu vi
inţat proba şi a dispus adm inistrarea sa în acest mod.
A ri. 2 1 3 . D esfăşu rarea procesu lu i fără p rezen ţa p u b licu lu i. (1) in faţa pri
m ei instanţe cercetarea procesului se desfăşoară în cam era de consiliu, dacă legea
nu prevede altfel.
(2) D e asem enea, în cazurile în care dezbaterea fondului în şedinţă publică
ar aduce atingere m oralităţii, ordinii publice, intereselor m inorilor, vieţii private
a părţilor o ri intereselor justiţiei, după ea2, instanţa, la cerere sau din oficiu,
poate dispune ca aceasta să se desfăşoare în întregim e sau în parte fără prezenta
publicului.
soe D t U A N A K iS A T H tO H A M
T i t l u l l P r o c e d u r a Î n f a ţ a p r i m e i i n s t a n ţ e A rt. 213
(3) în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), au acces în cam era de consiliu ori
în sala de şedinţă părţile, reprezentanţii lor, cei care îi asistă p e m inori, apărăto
rii părţilor, m artorii, experţii, traducătorii, interpreţii, precum şi alte persoane
cărora instanţa, pentru m otive tem einice, le adm ite să asiste la proces.
C O M E N T A R IU
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 507
A rt. 214 C a r t e a i i . P r o c e d u r a c o n t e n c i o a s ă
în conform itate cu alin. (2) al aceluiaşi articol, în procesele pornite începând cu data
d e 13 februarie 2013 şi până la data de 31 decem brie 2015, cercetarea procesului şi,
după caz, dezbaterea fondului se desfăşoară în şedinţă publică, dacă legea nu prevede
altfel. în acest context se im pune sublinierea faptului că dispoziţiile m enţionate anterior
vizează exclusiv norm ele cu caracter general prevă2uteîn cadrul art. 213 alin. (1), art. 240
alin. (1), art. 244 alin. (3) şi (4), art. 261 alin. (1) NCPC, m otiv pentru care procesele ce se
soluţionează în cam era de consiliu p o trivit u n o r n o rm e sp ecia le vo r continua a f i jud ecate
astfel, ia r nu în şedinţă p u b lica (spre exem plu, procedura de soluţionare a abţinerii şi a
recuzării, judecarea cererii de străm utare, a cererii d e preschim bare a term enului de
judecată, a cererii de ajutor public ju d icia r etc.).
2. D eclararea secretă a etapei dezbaterilor. Şedinţele publice pot fi declarate de
instanţă şedinţe secrete, în cazurile în care dezbaterea fondului în şedinţă publică ar
aduce atingere m oralităţii, ordinii publice, intereselor m inorilor, vieţii private a părţilor
ori intereselor justiţiei.
D eclararea şedinţei secrete se face la cerere sau din oficiu, după punerea acestui
asp ect în discuţia contradictorie a părţilor, m otivarea dispunerii acestei m ăsuri fiind con
sem nat ă în cuprinsul încheierii de şedinţă.
Eta pa d ezbateri Ior poa te avea loc în în t regi m e sa u nu m a i în pa rte fă ră p re ze nţa p u b Ii-
cului, instanţa d e c iz i nd în funcţie de circum stanţele concrete ale cauzei. în cazul m en
ţionat, în sala de şedinţă au acces aceleaşi persoane ca şi în ipoteza şedinţei d e cam eră
d e consiliu.
A r t • 2 1 4 . C on tin u itatea in stan ţei. (1) M em brii com pletului care judecă pro
cesul trebuie să răm ână aceiaşi tn tot cursul judecăţii.
(2) în cazurile în care, pentru m otive tem einice, un judecător este îm piedicat
să participe la soluţionarea cauzei, acesta v a fi înlocuit în condiţiile legii.
(3) D acă înlocuirea prevăzută la alin. (2) a avut loc după ce s-a dat cuvântul în
fond părţilor, cauza se repune p e rol.
C O M E N T A R IU
SO S D t U A N A K iS A T H tO H A M
T i t l u l l P r o c e d u r a Î n f a ţ a p r i m e i i n s t a n ţ e A rt. 215
condiţiile legii. Spre exem plu, constituie astfel de m otive transferul sau prom ovarea unui
judecător, intrarea acestuia tn concediu pentru creşterea copilului etc.
în conform itate cu alin. (9) al aceluiaşi articol, toate m odificările aduse com punerii
com pletului de judecată vo r fi evidenţiate în program ele inform atice de repartizare alea-
to r ie. în situaţia în care program ele inform atice nu perm it asem enea evidenţe, se va ţine
un registru special pentru evidenţierea acestor m odificări, su b sem nătura persoanei sau
a persoanelor desem nate cu repartizarea aleatorie a cauzelor.
Potrivit art. 95 alin. (10) din Regulam ent, încheierile şi procesele-verbale întocm ite în
situaţiile de m odificare a com punerii com pletului d e judecată se depun la dosarul cauzei,
iar copii de pe acestea, certificate de grefierul de şedinţă, se păstrează în m ape separate.
La dosarul cauzei se depun şi copii de pe hotărârile colegiului d e conducere prin care este
m odificată com punerea com pletului de ju d ecată, certificate de grefierul de şedinţă, lipsa
acestora putând fi invocată de către o rîce parte.
Asigurarea continuităţii com pletului de judecată este urm ărită şi în caz d e disjungere,
când dosarul nou-form at se va repartiza aceluiaşi com plet, potrivit art. 99 alin. (4) din
Regulam ent.
3. Repunerea pe rol a cau ze i. Dacă, din m otive tem einice, un judecător în faţa căruia
s-au desfăşurat dezbaterile asupra fondului cauzei a fost în lo cu it d u p ă reţinerea cauzei
în pronunţare, este obligatoriu ca pricina să fie repusă pe rol, în vederea reluării dezba
te rilo r în faţa celui care l-a înlocuit.
Ca atare, la deliberare şi la pronunţarea hotărârii judecătoreşti v o r lua parte num ai
judecătorii în fa ţo cărora ou a vu t ioc dezbaterile, potrivit art. 395 alin. (2) teza I NCPC,
textul având în vedere dezbaterile asupra fondului cauzei. în caz d e nerespectare a aces
tei dispoziţii legale, hotărârea pronunţată este susceptibilă de anulare în apel, potrivit
art. 480 alin. (6) N CPC sau, după caz, de casare în recurs, în tem eiul art. 488 alin. (1)
pct. 2 NCPC, potrivit căruia se poate cere casarea hotărârii dacă aceasta a fost pronun
ţată de alt ju d ecăto r decât cel care a luat parte la dezbaterea în fond a procesului.
în acelaşi context se im pune m enţionarea faptului că, potrivit art. 488 alin. (1)
pct. 2 NCPC, constituie m otiv d e casare şi ipoteza în care hotărârea a fo st pronunţată de
un alt com plet de judecată decât cel stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei ori a
cărui com punere a fost schim bată, cu încălcarea legii.
O s u A N a r c is a T h s o h a r i 509
A rt. 215 C a r t e a i i . P r o c e d u r a c o n t e n c i o a s ă
C O M E N T A R IU
1. Lista de şedinţă. In tr-o şedinţă de judecată se pot desfăşura unul sau m ai m ulte
procese. Astfel, pe portalul instanţei, cât şi la uşa sălii de şedinţă se va afişa lista de
şedinţă, cuprinzând toate procesele ce se vo r desfăşura în acea zi, de către un anum it
com plet d e judecată, prin evidenţierea num ărului de dosar, a părţilor, a obiectului cau
zei şi a stadiului procesual, fiecare dosar având şi un num ăr de ordine curent în scris pe
lista de şedinţă.
Persoana care întocm eşte lista m enţionată este grefierul de şedinţă, potrivit art. 103
alin. {1} din Regulam entul d e ordine interioară a instanţelor judecătoreşti. La înscrierea
d o sarelo r pe listă se dă întâietate cauzelor cu privire la care legea prevede că judecata se
face de urgenţă, ţinându-se seam a de orele fixate pentru prezentarea persoanelor che
m ate în proces (art. 103 alin. (5) din Regulam ent]. Dată fiind prevederea art. 215 alin. (2)
NCPC, rezultă că vo r avea prioritate în ordinea de înscriere în listă şi cauzele ră m ase în
d iv e rg e n ţi şi cele care au prim it term en în continuare, în funcţie de vechim ea dosarului,
prim ele fiind cefe m ai vechi.
Lista d e şedinţă cuprinde şi num ele şi prenum ele judecătorilor care com pun com ple
tul de judecată, num ele şi prenum ele grefierului de şedinţă, precum şi num ele şi pre
num ele procurorului de şedinţă. în cazul în care la şedinţa de judecată participă un alt
procuror decât cel m enţionat în lista de şedinţa, grefierul cauzei anunţă num ele şi pre*
num ele acestuia în ain te de a face referatul cauzei (art. 103 alin. (6) din Regulam ent].
în practică, se o bişnuieşte ca un exem plar al listei de şedinţă să fie depus de câtre
grefier şi în sală, la dispoziţia justiţi abili lor şi a reprezentanţilor lor, pentru a facilita urm ă
rirea de către aceştia a ordinii de soluţionare a dosarelor. De asem enea, m em brii com
pletului de judecată au fiecare câte o listă de şedinţă.
Poziţia dosarelor în lista de şedinţă trebuie să fie păstrată şi în condica de şedinţă, în
care se consem nează soluţiile şi term en ele acordate în fiecare dosar, după ca2 [art. 54
alin. (1) lit. e) din Regulam ent].
2. O rd in e a dezb aterii proceselor. Potrivit art. 1102 din Regulam ent, pe uşa cam erei
d e consiliu unde se desfăşoară etapa d e cercetare va fi afişată o listă cu procesele care
au term en în acea zi, cu cel puţin o oră înainte de începerea şedinţei. Lista va cuprinde
şi intervalele orare orientative fixate pentru apelul părţilor. în situaţia în care părţile nu
su n t prezente la ora stabilită pentru strigarea cauzei, se poate proceda la strigarea urm ă
toarei cauze, fiind aplicabile dispoziţiile art. 104 alin. (13) din R e gu lam en t.în cazul în care
în aceeaşi sală se desfăşoară, în aceeaşi zi, şedinţe ale mai m ultor com plete, se întoc
m esc liste separate.
O prevedere cu caracter de noutate legislativă este aceea care im pune ca procesele
în care partea sau părţile su n t reprezentate ori asistate de avocat, respectiv consilier
ju rid ic, sa se dezbată cu prioritate, instituirea sa având ca m enire facilitarea exercitării
profesiilor de avocat şi d e co n silier ju rid ic, în practica existând situaţii num eroase în care
prezenţa acesto r persoane este necesară pentru asistarea sau reprezentarea m ai multor
părţi, având procese diferite, la instanţe distincte, în aceeaşi zi.
Pentru respectarea acestei dispoziţii legale, apreciem că, după ce, la începu tul şedin
ţei d e judecată, se vo r lua cauzele în sta re de am ânare, se vo r stabili şi consem na dosa
rele în care p ă rţile su n t asistate sa u reprezentate de avocat sa u de con silier ju rid ic, în
ordinea existentă pe lista de şedinţă, pentru a fi dezbătute cu prioritate faţă de celelalte
cauze.
510 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T i t l u l l P r o c e d u r a Î n f a ţ a p r i m e i i n s t a n ţ e A rt. 215
D s l ia N a r c is a Th s o h a r i 511
A rt. 216 C a r t e a i i . P r o c e d u r a c o n t e n c i o a s ă
instanţa va constata c i niciuna dintre părţi nu $-a prezentat şi va dispune lăsarea cau
ze? la sfârşitul şedinţei d e judecată; al doilea apel în dosar va fi făcut la sfârşitul şedinţei
d e judecată, iar instanţa fie va dispune suspendarea ju d e câ rii cauzei, în te m e iu la r t.4 1 1
alin. (1) pct. 2 NCPC, dacă părţile au fost legal citate, nu s-au înfăţişat în proces şi nici nu
au solicitat judecarea cauzei în lipsă, fie va lua m i suri în dosar, am â nâ n d ju d eca ta , sau
îl va reţine în pronunţare {d a c i pricina este în stare de judecată), ceea ce presupune ca
prem ise citarea le g a li a părţilor (cu excepţia cazului în care pricina se so lu ţio n e a zi fără
citarea acestora, potrivit legii) şi solicitarea de judecare a cauzei în lipsă (n e ce sa ri num ai
în situaţia în care procesul are loc cu citarea p irţilo r).
Pentru m otive tem einice, preşedintele com pletului poate dispune luarea cauze
lor într-o altâ o rd in e decât cea în s c ris i pe lista de şedinţă [art. 104 alin. (13) din Regu
lam ent]. Astfel de m otive ar putea fi constituite d e starea de s in it a t e precară sau de
vârsta în a in ta ti a părţii ori a reprezentantului s iu , de obligativitatea prezenţei acestor
persoane într-un alt loc, într-un tim p scurt, d e starea de arest sau detenţie în care se
găseşte o parte etc.
în co d u l anterior, o atare m odificare a o rdinii d e so lu ţio n are a ca u ze lo r se putea
d isp u n e num ai dacă p ir ţ ile care aveau pricini fixate în ain te a lor nu se îm p o trive au
[art. 125 alin. (3) CPC 1865], în s i în prezent un astfel d e acord nu m ai este solicitat.
A preciem în s i că ordinea de soluţionare a dosarelor a r putea fi m odificată şi d a c i nu
e x iş ti m otive tem einice, în condiţiile unui aco rd din partea părţilor din celelalte dosare,
d a c i pricina re sp e ctivi se so iu ţio n e a zi într-un tim p rapid, spre exem plu, în tem eiul unui
act de dispoziţie al p ir ţ ii (renunţare la ju d e c a ţi sau la drept etc.).
C O M E N T A R IU
Şedinţa este condusă de c it r e preşedintele com pletului de ju d eca tâ , acesta fiind cel
în d ritu it s i deschidă, să suspende sau să ridice şedinţa.
în cadrul soluţionării unui proces, dând eficienţă principiului de drept procesual civil
al co ntra dicto rial iţ iţ i i, se va d a cuvântul p â rţilo r pentru a discuta şi argum enta fiecare
chestiune de fapt sau de drept invocată de acestea sau din oficiu, în condiţii legale şi cu
respectarea ordinii instituite de cod.
512 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T i t l u l l P r o c e d u r a Î n f a ţ a p r i m e i i n s t a n ţ e
A rt. 217
Os ia Na r c is a Th so h a r i 513
A rt. 218 C a r t e a i i . P r o c e d u r a c o n t e n c i o a s ă
(7) P ot fi, de asem enea, îndepărtaţi din sală m inorii, precum şi persoanele care
s-ar înfăţişa într-o ţinută necuviincioasă.
(8) Daca înainte de închiderea dezbaterilor una dintre părţi a fost îndepărtată
din sală, aceasta va fi chem ată în sală pentru a i se p u n e în vedere actele esenţiale
efectuate în lipsa ei. A ceste dispoziţii nu se aplică în cazul în care partea îndepăr
tată este asistată de un apărător care a răm as în sală.
(9) C ând cel care tulbură liniştea şedinţei este însuşi apărătorul părţii, preşe
dintele îl v a chem a la ordine şi, dacă, din cauza atitudinii lui, continuarea dezba
terilor nu m ai este cu putinţă, procesul se v a am âna, aplicându-se am enda judi
ciară prevăzută la art. 187 alin. (1) pct. 2, iar cheltuielile ocazionate de am ânare
vor fi trecute în sarcina sa, prin încheiere executorie, dispoziţiile art. 191 fiind
aplicabile.
C O M E N T A R IU
Respectul cuvenit ju stiţiei este în scris în noul cod drept principiu fundam enta! al pro
cesului civil, în cadrul art. 23.
Dată fiind însem nătatea d e o se b iţi a ju stiţiei pentru societate, este im perios necesar
ca activitatea de judecată să se desfăşoare într-un cadru solem n, în care toţi participanţii
să se com porte în mod respectuos, respectând prescripţiile legale şi m ăsurile instanţei
luate în acord cu acestea.
Preşedintele com pletului de judecată exercită poliţia şedinţei, putând lua m ăsuri
pentru păstrarea ordinii şi a bunei-cuviinţe, precum şi a solem nităţii şedinţei de ju d e
cată, m ăsurile p u ţin d consta în aplicare de am en 2i judiciare, efectuare de sesizări la
instituţiile abilitate pentru luarea m ăsurilor disciplinare, îndepărtare din s a li etc.
Cei care se a d re se a zi instanţei în ş e d in ţi publică trebuie s i stea în picioare, însă pre
şedintele poate încuviinţa, atunci c in d apreciază că este necesar, excepţii de la această
îndatorire (spre exem plu, d a c i partea sau reprezentantul s iu are o stare de sănătate
precară ori o vârstă înaintată).
Dacă în ain te de închiderea dezbaterilor una dintre părţi a fo st îndepărtată din sa lă ,
aceasta va fi chem ată în sală pentru a i se aduce la cunoştinţă actele esenţiale efectuate
în lipsa ei, în vederea asigurării dreptului său la apărare (m otiv pentru care judecătorul
îi va pune în vedere să aştepte în afara sălii de judecată pentru că va fi rechem ată), d is
poziţia negăsindu-şi aplicare d a c i partea îndepărtată este asistată de un apărător care
a răm as în sală.
Dacă apărăto rul p ă rţii este persoana care tulbură solem nitatea şedinţei d e ju d e c a ţi,
preşedintele ÎI va atrage atenţia asupra obligaţiilor pe care le im pune participarea la un
proces, iar, dacă, din cauza atitudinii Iul, continuarea dezbaterilor nu m ai este cu p u tin ţi,
procesul se va am âna, aplicându-se am enda judiciară, iar cheltuielile ocazionate d e am â
nare vo r fi trecu te În sarcina sa, prin încheiere executorie.
514 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T i t l u l l . P r o c e d u r a Î n f a ţ a p r i m e i i n s t a n ţ e A rt. 219
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
D s l ia N a r c i s a T h s o h a r i 515
A rt. 220 C a r t e a i i . P r o c e d u r a c o n t e n c i o a s ă
excepţia cazului în care legea prevede în mod expres că pricina se ju d e că fără citarea
acestora), reclam antul sau pârâtul a solicitat judecarea cauzei în lipsa, iar pricina este în
stare de ju d ecat!)].
A ri. 220» A m ânarea cauzei când nu e ste în stare de ju d ecata. Părţile pot
cere instanţei, la începutul şedinţei, am ânarea cauzelor care nu su n t în stare de
judecată, dacă aceste cereri nu provoacă dezbateri. Când com pletul de judecată
este alcătuit din m ai m ulţi judecători, această am ânare se poate face şi de un sin
gur judecător.
C O M E N T A R IU
1. Scopul reglem entării. A cest articol reprezintă o preluare a art. 126 C P C 1865, d is
poziţia fiind m enită a facilita ritm ul d e d e sfăşu rare a şedinţei de judecată, conferind posi
bilitatea părţilor din dosarele aflate în stare de am ânare sâ părăsească sala de judecată
mai înain te, econom isind tim p, fără a m ai aştepta luarea dosarului în ordinea în scrisă în
lista de şedinţă, după cauze a căro r soluţionare poate dura un tim p considerabil.
Potrivit art. 104 alin. (11) din Regulam entul de ordine interioara al instanţelor ju d e
cătoreşti, cauzele care se am ână, fără discuţii, vo r putea fi strigate la începutul şedinţei,
în ordinea listei, dacă toate părţile legal citate sunt prezenteşi cer am ânarea sau în cauză
s-a solicitat judecata în lipsa.
2. Prem isele a m ân ă rii cauzelo r fără discuţii. Cauzele în stare de am ânare fără discu-
ţii se vo r lua cu precădere în vederea acordării unui n o u term en de ju d eca ta , dacă este
întru nită una dintre urm ătoarele doua prem ise:
a) toate p ă rţile le g a l citate su n t prezente;
b) n u su n t prezente toate părţile, c i num ai unele dintre acestea, ia r reclam antul ori
p â râ tu l a solicitat ju d e ca re a cauzei în lipsa, în condiţiile art. 411 alin. (1) pct. 2 teza finală
şi alin. (2) NCPC.
în acest scop, preşedintele com pletului de judecată va întreba persoanele existente
în sală, la începu tul şedinţei d e ju d ecată, care sunt dosarele aflate în stare de am ânare
fără discuţii, acestea fiind indicate de părţi sau de reprezentanţii lor prin num ărul curent
în scris în lista de şedinţă în dreptul fiecărui dosar. Cauzele astfel indicate vo r fi notate de
către grefier şi vo r fi strigate num ai acestea, însă cu respecta rea în tre ele a ordinii în care
figurau în lista de şedinţă.
Când com pletul de judecată este alcătuit din m ai m ulţi judecători, această am ânare
se poate face ş i de un sin g u r ju d ecă to r, textul neintroducând condiţia ca acest unic ju d e
cător să fie neapărat preşedintele com pletului de judecată, de unde s-ar deduce con
cluzia că ar putea fi oricare dintre m em brii com pletului d e judecată (în practică însă
judecătorul care procedează la luarea cauzelor în stare de am ânare fără dezbateri este
preşedintele com pletului d e judecată).
3. Lipsa discuţiilor. Câm pul de aplicare a dispoziţiei legale analizate vizează cererile
d e am ânare a judecării cauzei form ulate într-o situaţie în care este evident că instanţa nu
poate trece Io soluţio narea cauzei, iar părţile nu au divergenţe de opinie asupra acestei
am ânări (spre exem plu, lipsa sau nedepunerea în term enul legal a raportului d e exper
tiză, im posibilitatea dovedită a uneia dintre părţi de a se prezenta la term en , lipsa răs
punsului unor instituţii la adresele em ise de instanţă etc.). Nu constituie m otiv de a m l-
516 D t U A N A R C IS A TH SQ H Afti
T i t l u l l P r o c e d u r a Î n f a ţ a p r i m e i i n s t a n ţ e A rt. 221
C O M E N T A R IU
Dispoziţiile art. 221 N CPC constituie o preluare întocm ai a art. 155 CPC 1865.
Părţile au posibilitatea sâ solicite am ânarea cauzei, ch iar şi în ipoteza în care aceasta
ar fi în stare de ju d ecată, în situaţia în care doresc, spre exem plu, soluţionarea am iabilă
a procesului prin încheierea unei tranzacţii.
încuviinţarea unei atare cereri poate avea loc doar o sin g u ra d a tă m cursul procesu
lui. Dacă la term enul de judecată urm ător încuviinţării acestei cereri p ă rţile nu se m ai
prezintă, deşi au solicitat, anterior am ânării cauzei în tem eiul învoielii lor, judecarea cau
zei în lipsă, aceasta s e vo suspenda, tem eiul ju rid ic al suspendării fiind art. 221 alin. (2)
N CPC, iar nu art. 411 alin. (1) p c t 1 NCPC, care presupune un acord al părţilor în vederea
suspendării, nefiind cazul în ipoteza descrisă, în care părţile şi-au exprim at consim ţă
m ântul num ai în sensul am ânării cauzei, suspendarea intervenind ulterior ca o sancţiune
pentru lipsa lor de stăruinţă în soluţionarea cauzei. Apreciem însă că, dacă după am ân a
rea cauzei în tem eiul învoielii părţilor, una dintre acestea form ulează cerere de ju d eca re
o cauzei în iipsă, ataşată la dosar prin serviciul registratură, cauza nu va fi suspendată,
întrucât această cerere are sem nificaţia faptului ca părţile stăruiesc în judecată, doar
lipsa lor si a unei atare cereri de ju decare a cauzei în lipsă conducând la prezum ţia inten
ţiei lor d e lăsare a procesului în nelucrare.
D s l ia N a r c i s a T h s o h a r i 517
A rt. 222 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Su spendarea cauzei în condiţiile art. 221 alin. (2) NCPC, nu este lăsată la aprecierea
instanţei, ci aceasta este o b lig a ţi să dispună astfel, concluzia desprinzându-se din m odul
im perativ de redactare a textului legal.
Pentru reluarea judecării cauzei este necesar ca una dintre părţi să form uleze cerere
de repunere a cauzei pe rol, satisfăcând totodată o bligaţia legală de tim brare, dacă este
ca2u!.\n conform itate cu art. 3 fît. ş) din Legea n r 146/1997, cererea de repunere a cau
zei pe rol. când suspendarea judecării se datorează părţilor, se tim brează cu 5 0 % din taxa
ju diciară de tim bru pentru cererea a cărei ju decare a fo st suspendată. Dacă cererea a
cărei judecată a fost suspendată era scutită de plata taxelor ju d iciare de tim bru, pe cale
d e consecinţă şi cererea de repunere pe rol va fi scutită de plata acestor taxe.
Trebuie m enţionat că dispoziţia legală m enţionată se referă la taxa datorată, iar nu
la taxa efectiv plătită, astfel că, indiferent de com plinirea obligaţiei de tim brare a cererii
iniţiale până la m om entul suspendării judecăţii, taxa judiciară d e tim bru aferentă cere
rii de repunere pe rol se va achita la un cuantum de 50% din cel al taxei judiciare le p le .
Dacă pârâtul a form ulat cerere reconvenţională, iar judecata cauzei în ansam blul său a
fost suspendată, în tem eiul art. 221 alin. (2) NCPC, în ipoteza în care pârâtul este partea
care form ulează cererea de repunere a cauzei pe rol. taxa de tim bru aferentă acesteia
va avea un cuantum de 50% din taxa de tim bru datorată atât pentru cererea principală,
cât şi pentru cea reconvenţională, întrucât suspendarea cauzei operează în bloc. iar plata
taxei prin raportare num ai Ia cererea reconvenţională nu şi-ar putea găsi justificarea în
argum entul repunerii pe rol d o ar a cererii reconvenţionale. Un alt considerent în sus
ţinerea acestei soluţii este acela că şi în ipoteza în care pârâtul nu form ulează cerere
reconvenţională, dar solicită repunerea pe rol a cauzei, acesta va datora taxă d e tim bru
în cuantum de 50% din taxa datorată pentru cererea principală.
Este de relevat, totodată, faptul că taxa de tim bru achitată pentru repunerea pe rol a
cauzei, dacă aceasta a fost an terio r suspendată în tem eiul art. 221 alin. (2) NCPC, nu ar
putea fi recuperată de la partea care a pierdut procesul sub form a cheltuielilor de ju d e
cată, întrucât culpa procesuală pentru incidentul procesual analizat aparţine deopotrivă
am b elo r părţi.
Tn cazul acestui articol, învoiala părţilor vizează acordul expres exprim at de toate părţile
în vederea am ânării cauzei, nefiind suficient un acord tacit, desprins din neprezentarea
părţilor la judecată. întrucât, dacă s-ar interpreta în sens contrar, ar exista riscuf creării
cadrului legal pentru ca procesul să poată fi tergiversat la nesfârşit de către o parte prin
form ularea unor cereri de am ânare neîntem eiate, care ar trebui încuviinţate de instanţă, în
tem eiul învoielii părţilor, în condiţiile neprezentării la judecată a celeilalte părţi.
Dacă o parte form ulează o cerere de am ânare a judecării cauzei dintr-un m o tiv ned o
vedit sa u ne justificat, însă cealaltă parte, prezentă în sala de şedinţă, nu se opune acestei
cereri, instanţa va califica cererea d e am ânare drept o am ânare în tem eiul învoielii părţi
lor. potrivit art. 221 alin. (3) NCPC, dispunând am ânarea cauzei în consecinţă, în tem eiul
art. 221 alin. (1) NCPC (spre exem plu, ipoteza în care o parte solicită am ânarea cauzei
pentru a lua cunoştinţă d e raportul d e expertiză depus la d o sa r cu respectarea term en u
lui legal, partea adversă neopunându-se acestei cereri).
518 D t U A N A R C IS A T H S O H A tti
T it l u l l Pro ced u ra În f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 223
(2) C ând instanţa refuză am ânarea judecăţii pentru acest m otiv, va am âna, la
cererea părţii, pronunţarea în vederea depunerii de concluzii scrise.
C O M E N T A R IU
în vederea protejării dreptului părţii la apărare, garantat legal, codul instituie posibi
litatea am ânării cauzei pentru m otivul generic de lipsă de apărare, ce vizează atât anga
jarea unui apărător, cât şi im posibilitatea de prezentare a apărătorului deja angajat sau
de studiere a dosarului de către acesta în intervalul de tim p dintre data angajării şi ter
m enul de judecată.
Articolul 156 alin. (1) CPC 1865 a suferit o serie de m o d ifică riîn actuala reglem entare,
fiind înlăturată restricţia privind acordarea unui singur term en de judecată pentru lipsă
de apărare, dar fiind adăugate condiţii suplim entare pentru încuviinţarea acestei cereri.
Am ânarea judecării cauzei pentru lipsă d e apărare nu poate fi dispusă din oficiu
de către instanţă, ci im plică cu necesitate form ularea de către partea interesată a unei
cereri în acest sens.
Condiţiile cerute d e lege pentru încuviinţarea acestei cereri su n t urm ătoarele: carac
terul excepţional al cererii, tem einicia m otivelor vizând lipsa de apărare şi absenţa culpei
părţii sau a reprezentantului ei în generarea acestei situaţii.
Cererea nu are caracter excepţio nal\n ipoteza form ulării sale în mod repetat, la mai
m ulte term ene de judecată, lucru ce a r denota încercarea părţii de tergiversare a proce
sului, aceasta deturnând dreptul său iegal ia apărare d e la scopul pentru care legea l-a
recunoscut în favoarea sa.
Instanţa nu poate încuviinţa o atare cerere decât în m ăsura în care este tem ein ic ju$~
tificatd, iar m otivele lipsei de apărare sunt probate. Spre exem plu, nu este justificată o
cerere d e am ânare a pricinii pentru lipsă de apărare form ulată de către partea care a
prim it citaţia pentru term enul de judecată respectiv cu un interval de tim p considera
bil înainte, întrucât în perioada cuprinsă între data prim irii citaţiei, când a aflat despre
existenţa procesului, şi term enul d e judecată stabilit în cauză, avea posibilitatea efectivă
să-şi angajeze un apărător.
De asem enea, nu este justificată o cerere de am ânare a ju decăţii pentru im posibili
tatea de prezentare la term en a avocatului ales, în m ăsura în care o atare im posibilitate
nu este dovedită (prin ataşarea unei adeverinţe m edicale, a dovezii de participare la un
sem inar etc.) sau dacă pe îm puternicirea avocaţială figurează mai m ulţi avocaţi cu drept
de asistare şi reprezentare a părţii, a căro r im posibilitate d e prezentare nu a fo st învede
rată şi probată corespunzător.
Dacă cererea d e am ânare pentru considerentul lipsei de apărare este respinsă ca
neîntem eiată, instanţa, la cererea părţii, are obligaţia sâ am âne pronunţarea în vederea
depunerii de concluzii scrise, această m ăsură nefiind lăsată la aprecierea sa.
A r i . 2 2 3 « Judecarea cauzei în lip sa părţii leg al citate. (1) Lipsa părţii legal
citate n u poate îm piedica judecarea cauzei, dacă legea nu dispune altfel.
(2) D acă la orice term en fixat pentru judecată se înfăţişează num ai una dintre
părţi, instanţa, după ce va cerceta toate lucrările din dosar şi v a asculta susţinerile
părţii prezente, se va pronunţa pe tem eiul dovezilor adm inistrate, exam inând şi
excepţiile şi apărările părţii care lipseşte.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 519
A rt. 224-225 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
(3) D ispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care
lipsesc am bele părţi, deşi au fost legal citate, dacă cel pu ţin una dintre ele a cerut
în scris judecarea cauzei în lipsă.
COM EN TAROJ
Pentru judecarea cauzei este obligatoriu ca p ă rţile să f ie leg o l citate, n e fiin d însă
necesa ră ş i prezenţa acestora în faţa instanţei, dacă tegea nu dispune altfel.
Prin excepţie, în cadru! proceselor d e divorţ, potrivit art. 920 alin. (1) NCPC, în faţa
instanţelor d e fond părţile se vo r înfăţişa în persoană, afară num ai dacă unul dintre soţi
execută o pedeapsă privativă de libertate, este îm p ied icat de o boală gravă, este pus sub
interdicţie judecătorească, are reşedinţa tn străinătate sau se află într-o altă asem enea
situaţie care îl îm p ied ică să se prezinte personal; în astfel de cazuri, cel în cauză se va
putea înfăţişa prin a v o c a t m andatar sau, după caz, prin tutore ori curator. Dacă nu sunt
incidente cazurile enum erate expres de lege, instanţa va proceda potrivit art. 921 şi
art. 922 NCPC.
Faptul neprezentării unei părţi la judecată nu înseam n ă că instanţa este îndrituită
să facă abstracţie de susţinerile şi apărările de fond sau procedurale form ulate d e către
aceasta în scris ori de m ijloacele de probă solicitate cu respectarea prescripţiilor legale,
părţii prezente p u n ln d u -i-se în discuţie toate aceste aspecte.
De asem enea, în m ăsura tn care toote părţile lipsesc, însă reclam antul sau pârâtul a
solicitat judecarea cauzei tn lipsă, soluţionarea cauzei va continua, instanţa pronunţându-se
asupra tuturor solicitărilor form ulate în scris de către părţi, în caz contrar hotărârea
pronunţată fiind susceptibilă de a fi desfiinţată în căile de atac, în condiţiile legii.
Art* 2 2 4 . D iscu tarea cererilo r şi excep ţiilo r. Instanţa este obligată, în orice
proces, sâ pună în discuţia părţilor toate cererile, excepţiile, îm prejurările de fapt
sau tem eiurile de drept prezentate de ele, potrivit legii, sau invocate din oficiu.
C O M E N T A R IU
A r i , 2 2 5 . Folosirea trad ucătorului şi in terp retu lui. (1) C ând una dintre părţi
sau dintre persoanele care urm ează să fie ascultate n u cunoaşte lim ba rom ână,
instanţa va folosi un traducător autorizat. D acă părţile su n t de acord, judecătorul
520 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l Pro ced u ra În f a t a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 226
sau grefierul poate face oficiul de traducător. în situaţia în care n u poate fi asigu
rată prezenţa unui traducător autorizat, se vor aplica prevederile art. 150 alin. (4).
(2) In cazul în care una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) este mută,
surdă sau surdo-m ută ori, din orice altă cauză, nu se poate exprim a, com unicarea
cu ea se v a face în scris, iar dacă nu poate citi sau scrie, se v a folosi un interpret.
(3) D ispoziţiile privitoare la experţi se aplică în mod corespunzător şi tradu
cătorilor şi interpreţilor.
C O M E N T A R IU
Legala citare a părţilor sau prezenţa acestora în sala de judecată nu este suficientă
pentru asigurarea unui proces echitabil, în ipoteza în care părţile sau persoanele care
urm ează să a fi ascultate nu cunosc lim ba rom ână sau suferă de anum ite deficienţe sen
zoriale.
Astfel, dacă persoanele m enţionate nu cuno sc lim bo rom âna, instanţa va folosi un
traducăto r autorizat, în condiţiile legii speciale.
Potrivit art. 5 alin. (1), (3) şi (5) din Legea nr. 178/1997, M inisterul Justiţiei întocm eşte
listele cu interpreţii şi traducătorii autorizaţi, pe care le com unică Consiliului Su p erio r al
M agistraturii, în altei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului d e pe lângă înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, Parchetului N aţional A nticorupţie şi curţilor de apel. Curţile d e apel
v o r transm ite aceste liste tribu nalelor şi ju d ecăto riilo r din circum scripţiile lor. Actualiza
rea listelor se va face periodic, în funcţie d e autorizarea unor noi persoane sau de în c e
tarea calităţii de interpret ori d e traducător autorizat.
în ipoteza în care judecătorul sau grefierul cunoaşte lim ba respectivă la un nivel avan
sat, acesta poate face oficiul de traducător, ch iar dacă există traducători autorizaţi pen
tru acea lim bă, însă num ai în ipoteza în care părţile sunt de acord.
Dacă, din diverse m otive, nu poate fi asigurată prezenţa unui traducător autorizat, se
poate apela la serviciile unei persoane de încredere cunoscătoare a respectivei lim bi, în
condiţiile legii speciale.
în cazul în care una dintre persoanele în discuţie este m ută, surdă sau surdo-m ută
ori, din orice altă cauză, nu se poate exprim a, com unicarea cu aceasta se va face în scris,
iar dacă nu poate citi sau scrie, se va folosi un interpret.
Dispoziţiile privitoare la experţi referitoare la m odul de desem nare, recuzare, înştiin
ţare şi înlocuire se aplică în mod corespunzător şi traducătorilor şi interpreţilor.
A
A r t. 2 2 6 . A scu ltarea m in orilor. In cazu l în care, potrivit legii, urm ează să
fie ascultat un m inor, ascultarea se va face în cam era de consiliu. Ţinând seama
de îm prejurările procesului, instanţa hotărăşte dacă părinţii, tutorele sau alte per
soane vor fi de fată
f la ascultarea m inorului.
C O M E N T A R IU
P o trivita rt. 264 alin. (1) N CC, în procedurile ju d iciare care îl privesc, ascultarea copi
lului care a îm p lin it vârsta de 1 0 a n i este obligatorie. Cu toate acestea, poate fi ascultat
şi copilul care nu a îm p lin it vârsta d e 10 ani, dacă instanţa consideră că acest lucru este
necesar pentru soluţionarea cauzei. A ceste dispoziţii legale se regăsesc şi în art. 24 din
Legea nr. 272/2004.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 521
A rt. 227 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU 1"
1. în d ru m a re a în ved erea so lu ţio n ă rii a m ia b ile 3 litigiu lu i. C ea m ai bună m odalitate
d e soluţionare a unui divergent este pe cale am iabilă, întrucât părţile obţin o soluţie
reciproc convenabilă, eficientă şi durabilă, făcând concom itent econom ie de tim p şi chel
tuieli, spre deosebire de tranşarea litigiului pe cale judiciară, când rezolvarea conflictului
se poate am âna pe o perioadă îndelungată, fiind necesare cheltuieli suplim entare şi exis
tând în final riscul ca am bele părţi să fie nem ulţum ite de soluţia pronunţată de Instanţă.
522 D t U A N A K i S A TH tO H A M
T it l u l l. P r o ced u ra În f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 227
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 523
A rt. 229 -22 9 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
rea procedurii d e m ediere prin constatarea de c it r e m ediator a eşuării m edierii sau prin
depunerea contractului de m ediere de către una dintre părţi).
Potrivit art. 62 din lege, pentru desfăşurarea procedurii d e m ediere, judecarea
cauzelor civile de către instanţele judecătoreşti sau arbitrate va fi suspendată la cererea
părţilor, în condiţiile prevăzute de art. 242 alin. (1) pct. 1 CPC 1865, în prezent art. 411
alin. {1} pct. 1 NCPC. Cursul term enului perim ării este suspendat pe durata desfăşurării
procedurii de m ediere, dar nu m ai m ult de 3 luni de la data sem nării contractului de
m ediere. Cererea de repunere pe ro l este scutitd de taxă ju d ic ia ră de timbru.
Tn conform itate cu art. 63 alin. (2) N CPC din Legea nr. 192/2006, odată cu pronunţa
rea hotărârii de expedient, instanţa va dispune, la cererea părţii interesate, restituirea
taxei ju d icia re de tim bru plătită pentru învestirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care
conflictul soluţionat pe calea m edierii este legat de transferul dreptului d e proprietate
şi/sau constituirea altui drept real asupra unui bun im obil. De asem enea, instanţa nu va
dispune restituirea taxei ju d iciare de tim bru plătite pentru învestirea acesteia în ca 2ul în
care conflictul soluţionat este legat de o cauză succesorală pentru care nu s-a eliberat
certificatul de m oştenitor [art. 63 alin. (2L) din lege].
A r i. Im p o sib ilita tea şi refuzul de a sem na. C ând cel obligat sâ sem
neze un a ct de procedură nu poate sau refuză să sem neze, se face m enţiunea
corespunzătoare în acel act, sub sem nătura preşedintelui şi a grefierului.
C O M E N T A R IU
A cest articol reprezintă o preluare a art. 144 CPC 1865, într-o redactare com pletată
cu specificarea că m enţiunea efectuată în cuprinsul actului de p ro ce d u ri nesem nat este
atestată prin sem nătură de preşedinte şi de grefier.
524 D t U A N A X C IS A T H S O H A fti
T it l u l l Pro ced u ra În f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 229
C O M E N T A R IU
1. Term enul în cunoştinţă. O biectul articolului analizat vizează instituţia term enului
în cunoştinţă, existentă şi în reglem entarea anterioară.
Partea care are term en în cunoştinţă nu va m o i f i citată în to t cursul desfăşurării
procesului, legea p re zu m ln d cunoaşterea de c it r e aceasta şî a term enelor d e judecată
urm ătoare.
Astfel, legea consideră că partea are term en în cunoştinţă în urm ătoarele situaţii;
a) d aca p a rtea o depus cererea d e chem are în ju d eca tâ p e rso n a l sa u p rin m a n d ata r fa
se rviciu l registratură o l instanţei pi i s~a com unicat term enul de ju d eca tă .
în acest ca 2, se va face m enţiune pe rezoluţia d e prim ire a cererii sau, în lipsă, pe însuşi
exem plarul cererii de chem are în judecată destinat instanţei câ partea sau m andatarul
său a prim it term enul d e judecată în cunoştinţă, m enţiune care va fi însuşită de aceasta
prin sem nătură. Dacă partea sau m andatarul personal depune cererea de chem are în
judecată la serviciul registratură al instanţei, însă nu i se com unică term enul de judecată,
se va proceda la citorea acesteia pentru term enul acordat. Este de m enţionat însă că, în
condiţiile în care fixarea prim ului term en de judecată se face de către judecătorul căruia
i s-a repartizat aleatoriu cauza, potrivit art. 201 NCPC, după ce, în prealabil, acesta a
verificat cererea, în condiţiile art. 200 NCPC, şi a dispus com unicările prevăzute de lege,
apreciem că ipoteza în care i se va com unica personal părţii acest term en de la m om entul
depunerii cererii la serviciul registratură al instanţei este una mai m ult teoretică;
b) dacă partea nu a depus cererea d e chem are în judecată personal sau prin m anda
ta r la serviciul registratură al instanţei ori deşi a procedat astfel, nu i s-a adus la cunoş
tinţă term enul d e judecată, însă s*a prezen ta t la u n term en d e ju d e co tă p erso n a l so u prin
reprezentant, le g a l sa u convenţional. Pentru ca partea să aibă term en în cunoştinţă nu
este necesar ca reprezentantul său să fie îm puternicit în m od expres cu dreptul de a lua
în cunoştinţă term enul.
Această ipoteză este valabilă şi în cazul celorlalte părţi litigante, care nu au calitatea
de reclam ant, dar care au fost prezente personal sau prin reprezentant la un term en de
judecată. Dacă partea, personal sau prin reprezentant, s-a prezentat la un term en de
judecată, însă nu a asistat la proces până la finalizarea sa, astfel încât nu i s-a com unicat
term enul de judecată urm ător, se va considera totuşi că aceasta are term en în cunoş
tinţă, întrucât codul prevede condiţia luării term enului în cunoştinţă num ai pentru prima
situaţie vizată d e art. 229 alin. (1) NCPC (când partea a depus cererea personal sau prin
reprezentant). Un argum ent suplim entar în sprijinul acestei soluţii este şi acela că legea
acordă term en în cunoştinţă chiar şi m andatarului părţii care nu este îm putern icit cu
acest drept;
c) dacă partea nu a depus cererea de chem are în judecată personal sau prin m anda
ta r la serviciul registratură al instanţei ori ch iar dacă a procedat astfel, nu i s-a adu s la
cunoştinţă term enul d e judecată, şi nici nu s-a prezentat la un term en de judecată perso
nal sau prin reprezentant, legal sau convenţional, însă a prim it, p erso n a l sa u p rin repre
zentant legal sa u convenţional o ri prin fu n cţio n a ru l sa u persoana însărcinată c u prim irea
corespondenţei; citaţia p en tru un term en de ju d eca tă , sem nând-o de p rim ire.
Această ipoteză este valabilă şi în cazul celorlalte părţi litigante, care nu au calitatea
de reclam ant şi care au prim it astfel citaţia. în tru cât legea nu face vreo distincţie, textul
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 525
A rt. 229 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
legal se aplică indiferent dacă destinatarul citaţiei este o persoană fizică sau o persoană
juridică.
Pentru existenţa term enului în cunoştinţă este necesar ca, de principiu, dovada de
înm ânare a citaţiei să fi fost sem nată de prim ire de către parte sau d e către reprezen
tantul său legal sau convenţional ori d e către funcţionarul sau persoana însărcinată cu
prim irea corespondenţei. în acest condiţii, nu suntem în prezenţa term enului în cunoş
tinţă dacă înm ânarea citaţiei s-a făcut adm inistratorului clădirii, paznicului sau agentului
d e pază, unei persoane m ajore din fam ilie sau cu care destinatarul citaţiei locuieşte etc.
A preciem însă că în situaţia în care destinatarul prim eşte citaţia, d a r refuză să sem
neze dovada d e înm ânare ori, din m otive întem eiate, nu o p o a te sem na, acesta va avea
term en în cunoştinţă, proba fiind reprezentată de procesul-verbal întocm it de agent în
condiţiile art. 163 alin. (2) NCPC, textul art. 299 alin. (1) NCPC făcând referire la „înm â
narea" citaţiei, far nu şi la sem narea dovezii de înm ânare. Un alt argum ent în sprijinul
soluţiei indicate este acela că citaţia a fo st prim ită de către destinatar, care a luat astfel
cunoştinţă de m enţiunile sale.
în situaţia în care destinatarul refuză prim irea citaţiei, iar aceasta este depusă de
către agent în cu tia poştală, potrivit art. 163 alin. (3) NCPC, nu se poate considera că par
tea are term en în cunoştinţă, citaţia nefiind înm ânată.
în ipoteza m enţionată anterior, în lipsa cutiei poştale, dacă destinatarul sau reprezen
tantul său, în urm a înştiinţării afişate p e uşa locuinţei, s e prezintă la se d iu l instanţei de
ju d eca tă sau, d u p ă caz, ia sed iu i prim ăriei, în condiţiile art. 163 alin. (3) lit. f) NCPC, şi i
se înm ânează citaţia, acesta va avea term en în cunoştinţă.
2. In ap licab ilitatea te rm e n u lu i în cu n o ştin ţă. Nu se aplică instituţia term enului în
cunoştinţă în urm ătoarele situaţii prevăzute expres şi lim itativ de lege:
a) în ca zu l relu ării ju d ecă ţii, după ce a fo s t suspendată. Astfel, dacă s*a form ulat
cerere de repunere pe rol a cauzei suspendate, instanţa va fixa term en pentru discutarea
acestei cereri, stabilind dacă este cazul şi obligaţia achitării taxelor judiciare de tim bru
corespunzătoare, cu citarea părţilor, independent dacă anterior su spendării cauzei aces
tea au avut sau nu term en în cunoştinţă. Şi în ipoteza în care se repune cauza pe rol din
oficiu, după suspendarea sa, instanţa va dispune citarea părţilor pentru term enul acor
dat în vederea discutării acestui aspect;
b) în ca zu l când p ro ce su l s e repune p e rol. Dacă instanţa a reţinut cauza în pronun
ţare, însă la deliberare unuia dintre judecătorii în faţa căruia au fost susţinute dezbaterile
i-a în cetat calitatea de judecător sau i-a fo st suspendată funcţia, cauza va fi repusă pe roi,
în tem eiul art. 395 alin. (3) NCPC, iar părţile vo r trebui citate pentru term enul stabilit în
scopul reluării concluziilor în faţa com pletului de judecată legal constituit.
De asem enea, dacă în tim pul deliberării instanţa găseşte că sunt necesare probe sau
lăm uriri noi, va dispune repunerea pe rol a cauzei, cu citarea părţilor, potrivit art. 400 NCPC;
c) câ n d partea este chem ată ia interogatoriu, în afară de ca zu l în care a fo s t prezentă
la încuviinţarea lui, când s-a stabilit ş i term enul pentru lu area acestuia. Dacă partea are
term en în cunoştinţă, potrivit art. 229 alin. (1) NCPC, însă se dispune adm inistrarea pro
bei cu interogatoriul său, dacă la m om entul încuviinţării probei aceasta nu era prezentă
personal, se va dispune în m od obligatoriu citarea sa cu m enţiunea „personal la interoga
toriu", sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 353 NCPC, legea instituind obligativitatea
citării sale tocm ai datorită existenţei unei sancţiuni în caz de neprezentare. A preciem că
şi în ipoteza în care, la m om entul încuviinţării probei, partea a cărei chem are la intero
gatoriu se solicită era reprezentată, se im pune citarea sa cu m enţiunea precedentă, date
526 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l Pro ced u ra În f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 230
fiind consecinţele legale decurgând din lipsa nejustificată a părţii la interogatoriu, pre
cum şi caracterul de excepţie al textului legal, ce im plică o strictă interpretare şi aplicare;
d) când, p en tru m otive tem einice, instanţa a dispus co partea sâ fie citatâ la fieca re
term en. O atare dispoziţie are caracter de noutate legislativă, fiind instituită pentru a
conferi dreptul instanţei de a aprecia, în cazuri concrete, dacă este necesar ca partea să
fie citată, ch ia r d acă legof a r a vea term en în cunoştinţă (spre exem plu, im posibilitate de
deplasare a părţii la vreun term en de judecată din m otive m edicale);
e) în că zu i în ca re instanţa de a p e l sa u d e recurs fixea zâ term en p en tru rejudecarea
fo n d u lu i p rocesu lu i dupâ anularea hotărârii p rim e i instanţe sa u după casarea cu reţi
nere. Dacă instanţa de control ju d icia r a anulat sau casat hotărârea atacată cu reţinere
spre rejudecare, prin însuşi dispozitivul deciziei respective se va proceda la fixarea ter
m enului pentru rejudecarea cauzei, dispunându-se citarea părţilor;
f) în ipoteza m ilitarilo r încazarm aţi ş i a deţinuţilor. A ceste persoane se vo r cita la
fiecare term en de judecată, independent dacă au fost prezente la vreun term en de ju d e
cată anterior, legea instituind un regim special, datorită lipsei lor d e libertate în deplasare.
C O M E N T A R IU
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 527
A rt. 231 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
2. So lu ţio n area cererii. Judecarea cererii de preschim bare a term enului de judecată
se face de către co m p letu l învestit cu soluţio narea cauzei, în com punerea legală (spre
exem plu, com pletul de recurs va soluţiona cererea de preschim bare în com plet de trei
ju d e c ă to rii cam era de consiliu, fâ râ citarea părţilor.
Dacă cererea este adm isă, iar term enul de judecată este preschim bat, instanţa va
dispune citarea d e îndată a părţilor pentru noul term en acordat, putând dispune şi o bli
gaţii în sarcina acestora cu m enţiune expresă în citaţie, prin raportare la art. 241 alin. (3)
NCPC.
A r i . 2 3 1 » N otele de şed in ţă. în registrarea şed in ţei. (1) Grefierul care parti
cipă la şedinţă este obligat să ia note în legătură cu desfăşurarea procesului, care
vor fi vizate de către preşedinte. Părţile pot cere citirea notelor şi, dacă este cazul,
corectarea lor.
(2) Instanţa v a înregistra şedinţele de judecată- înregistrarea va putea fi ulte
rior transcrisă la cererea părţii interesate, in condiţiile legii. Transcrierile înregis
trărilor vor fi sem nate de preşedinte şi de grefier şi vor avea puterea doveditoare
a încheierilor de şedinţă.
C O M E N T A R IU
în vederea întocm irii în ch eierilo r de şedinţă, potrivit art. 104 alin. (15) din Regu
lam entul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în cursul şedinţei de judecată
grefierul de şedinţă va consem na în caietul d e note: num ărul dosarului, poziţia aces
tuia pe lista de şedinţă, susţinerile orale din tim pul şedinţei, depunerile de cereri şi acte
în tim pul şedinţei de judecată, m ăsurile dispuse de instanţă, precum şi toate celelalte
aspecte din desfăşurarea procesului.
în conform itate cu alin. ( 16 ) al aceluiaşi articol, notele vo r fî vizate de preşedintele
com pletului de judecată, care în prealabil va verifica conţinutul acestora şi va urm ări ata
şarea listei de şedinţă la caietul de note.
Caietul de note va fi num erotat şl sigilat şi se va depune la arhiva instanţei, unde se
va păstra tim p de 3 ani, socotiţi de la data ultim elor note [art. 104 alin. (17) din Regu
lam ent].
Părţile au dreptul să solicite citirea notelor şi, dacă este cazul, corectarea acestora, la
acelaşi term en de judecată sau ulterior.
Şedinţele d e judecată trebuie înregistrate prin m ijloace tehnice, suportul înregistră
rii păstrându-se în arhiva instanţei tim p de 3 ani, socotiţi de la data efectuării ultim elor
înregistrări [art. 104 alin. (18) din Regulam ent].
Părţile au dreptul să solicite transcrierea înregistrărilor, în condiţiile legii, acestea
urm ând a le fi înm ânate sem nate de preşedinte şi d e grefier. Transcrierile au putereo
d oveditoare a încheierilo r de şedinţă.
Potrivit art. 13 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, şedinţele de judecată se înregistrează
prin m ijloace tehnice video sau audio ori se consem nează prin stenografi ere, înregistră
rile sau stenogram ele fiind transcrise de îndată. în conform itate cu alin. ( 2 ) al aceluiaşi
articol, grefierul sau specialistul în stenografie consem nează toate afirm aţiile, întrebările
şi susţinerile celo r prezenţi, inclusiv ale preşedintelui com pletului de judecată, l a cerere,
părţile po t prim i o copie a transcrierii înregistrărilor, stenogram elor sau notelor grefieru
lui [art. 13 alin. (3) din lege].
528 D t U A N A X C IS A T H S Q H A fti
T it l u l l Pro ced u ra În f a t a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 232-233
C O M E N T A R IU
Pentru a exista o evidenţă scrisă a m ăsurilor dispuse la fiecare term en d e judecată şi
a celorlalte acte de procedură efectuate în cauză, legea instituie în sarcina grefierilo r de
şedinţă obligaţia redactării unui act d e procedură denum it în ch eiere de şedinţă.
încheierea de şedinţă se redactează în term en de cel m ult 3 zile de la data şedinţei
de judecată, term enul fiind unul cu caracter relativ, în sensul că nerespectarea sa poate
atrage cel m ult aplicarea unei sancţiuni disciplinare, iar nu nulitatea actului de procedură
în sine, în to cm it peste term en.
Potrivit art. 108 alin. (1) din Regulam entul d e ordine interioară al instanţelor, ju d e
cătorii sunt obligaţi să verifice efectuarea în term en a în ch eierilo r şi a celorlalte lucrări
întocm ite d e grefierul de şedinţă, restituindu-le pe cele necorespunzătoare şi dând
îndrum ările necesare pentru refacerea lor.
La redactarea încheierii d e şedinţă, grefierul va avea în vedere notele consem nate în
caietul său, precum şi înregistrările efectuate, fiind necesar ca acestea să concorde. în
m ăsura în care un aspect a fost om is a se nota în caietul de grefier, însă apare în înregis
trarea efectuată, va fi consem nat în m od corespunzător şi în încheiere.
în m ăsura în care cele consem nate în cuprinsul încheierii de şedinţă nu concordă
m ăsurilor dispuse şi actelor efectuate în şedinţa de judecată respectivă, încheierea
poate fi rectificată, din oficiu sau la cerere, prin interm ediul procedurii în d rep tă rii erori
lo r m ateriale, reglem entate d e art. 442 NCPC.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 529
A rt. 233 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
k) calea de atac şi term enul de exercitare a acesteia, atunci când, potrivit legii,
încheierea poate fi atacată separat;
1) dacă judecarea a avu t loc în şedinţă publică, fără prezenţa publicului ori în
cam era de consiliu;
m ) sem nătura m em brilor com pletului şi a grefierului.
(2) încheierea trebuie să arate cum s-a desfăşurat şedinţa, cuprinzând, dacă
este cazul, m enţiuni despre ceea ce s-a consem nat în procese-verbale separate.
(3) tn cazul în care hotărârea se pronunţă în ziua în care au avu t loc dezbate
rile, nu se întocm eşte încheierea de şedinţă, m enţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2)
făcându-se în partea introductivă a hotărârii.
C O M E N T A R IU
1. în to cm ire a în ch e ie rii d e şedinţă. Grefierul de şedinţă are obligaţia întocm irii unei
încheieri pentru fiecare şedinţă d e judecată, la care a participat în această calitate, pe
care o va ataşa la dosarul cauzei.
în ipoteza în care hotărârea se pronunţă în ziua în care au avu t loc dezbaterile nu se
întocm eşte încheierea de şedinţă, ci m enţiunile consem nate d e grefier vo r alcătui partea
introductivă a hotărârii judecătoreşti, intitulată practica.
Dacă însă pronunţarea asupra cauzei a fost am ânată, practicaua hotărârii judecăto
reşti v s cuprinde num ai denum irea instanţei, num ărul dosarului, data, num ele, prenu
m ele şi calitatea m em brilor com pletului d e judecată, num ele şi prenum ele grefierului,
num ele şi prenum ele procurorului, dacă a participat la judecată, precum şi m enţiunea că
celelalte date sunt arătate în încheierea de am ânare a pronunţării, care face corp com un
cu hotărârea judecătorească.
în practică, o atare m enţiune are, de regulă, urm ătorul conţinut: „D ezbaterile asu
p ra fo n d u lu i cauzei a u avut loc în şedinţa publicâ/şedinţa cam erei de consiliu din data
de fiin d consem nate în cuprinsul încheierii de şedinţă de Io acea dată, ce fa c e parte
integrantă din prezen ta hotărâre, când instanţa, având nevoie de tim p p en tru a deli
bera/pentru o do posibilitatea p ă rţilo r sâ fo rm u leze ş i sd depună la d o sa r con clu zii scrise,
a am â n at pronu nţarea p en tru data d e ..., cu respectarea term enului le g a i procedural,
când, în aceeaşi com punere, o hotărât urm ătoarele
2. Co nţinutu l în ch e ie rii d e şedinţă. încheierea de şedinţă constituie un proces-verbal
în care se consem nează evoluţia procesului; din punct de vedere al conţinutului, trebuie
să cuprindă toate cele trei părţi ale unei hotărâri judecătoreşti: practica, considerente şi
dispozitiv.
Noul Cod de procedură civilă prevede în m od expres elem entele pe care treb uie să le
conţină încheierea d e şedinţă, acestea fiind urm ătoarele:
a) denum irea instanţei şi num ărul dosarului. încheierea va m enţiona în partea intro
ductivă denum irea instanţei, inclusiv prin arătarea secţiei, precum şi num ărul dosarului,
atât num ărul unic de dosar, cât şi cel în form at anterior, dacă este cazul;
b) data şedinţei de judecată. Această dată se va regăsi şi în dispozitivul încheierii fa
m enţiunea vizând pronunţarea în şedinţă publică;
c) num ele, prenum ele şi calitatea m em brilor com pletului de judecată, precum şi
num ele şi prenum ele grefierului;
530 D t U A N A K iS A T H tO H A M
T it l u l l. P r o ced u ra În f a t a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 234
d) num ele şi prenum ele sau, după caz, denum irea părţilor, num ele şi prenum ele per
soanelor care le reprezintă sau le asistă, a le apărătorilor şi celorlalte persoane chem ate
la proces, cu arătarea calităţii lor, precum şi dacă au fo st prezente orî au lipsit;
e) num ele, prenum ele procurorului şi parchetul de care aparţine, dacă a participat
la şedinţă;
f) dacă procedura de citare a fost legal îndeplinită;
g) obiectul procesului;
h) dacă judecarea a avut loc în şedinţă publică, fără prezenţa publicului ori în cam era
de consiliu.
în practica, o parte din aceste m enţiuni se consem nează astfel: „Pe ro l s e afiâ soluţio-
narea ca u ze i civile, a vâ n d ca obiect (...), p rivin d p e reclam antul (...) în contradictoriu cu
p â râ tu l i a a pelul nom inal fă c u t în şedinţă publică/cam era de consiliu, ou răspuns
reclam antul p erso n a l ş i a sistat de apărător cu îm puternicire avocaţiolâ la dosar,
lipso fiin d p â râ tu l Procedura de cito re o fo s t le g a l îndeplinită".
i) probele care au fost adm inistrate. Astfel, se va consem na totodată dacă părţile au
depus la dosar înscrisuri sau acte de procedura în şedinţă publică;
j) cererile, declaraţiile şi prezentarea pe scurt a su sţinerilo r părţilor, precum şi a con
clu ziilor procurorului, daca acesta a participat la şedinţă;
k) soluţia dată şi m ăsurile luate de instanţă, cu arătarea m otivelor, în fapt şi în drept;
I) calea de atac şi term enul de exercitare a acesteia, atunci când, potrivit legii, înche
ierea poate fi atacată separat.
Deşi legea nu prevede printre elem entele obligatorii ale încheierii m enţiunea privind
instanţa unde se depune cererea pentru exercitarea căii de atac atunci când, potrivit
legii, încheierea poate fi atacată separat cu apel sau cu recurs, după caz, apreciem că
dispoziţiile art. 425 alin. (3) teza fin ală N CPC aplicabile hotărârilor ju decătoreşti trebuie
respectate şi în cazul acesto r încheieri, întrucât au to t natura unor hotărâri judecătoreşti,
iar raţiunea instituirii textului iegal (încunoştinţarea părţii în sensul indicat) este aceeaşi
în am bele ipoteze;
m ) sem nătura m em brilor com pletului şi a grefierului.
D s l ia Na r c is a Th so h a r i 531
A rt. 234 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
COM EN TARIU
Având în vedere că în cuprinsul încheierii sunt consem nate so luţiile luate d e instanţă
pe parcursul rezolvării cauzei, dispoziţiile privitoare la deliberare, opinie separată; pre
cum şi orice a lte dispoziţii referitoare la hotărârile prin care instanţa se dezîn vesteşte de
judecarea fondului cererii se aplica în m od corespunzător şi încheierilor.
Ca atare, dacă un m em bru al com pletului form ulează opinie separată în privinţa so lu
ţiei de încuviinţare a unei cereri de am ânare a judecării cauzei pentru lipsă de apărare,
atât soluţia divergentă, cât şi m otivarea acesteia, precum şi num ele judecătorului care a
îm părtăşit-o trebuie consem nate în cuprinsul încheierii.
Ca regulă, încheierile de şedinţă pot fi atacate odată cu fo n d u l, cu aceeaşi cale de
atac ce poate fi exercitată îm potriva hotărârii judecătoreşti prin care cauza a fost soluţio
nată, aspect ce decurge din prevederile art. 466 alin. (4) şi art. 494 NCPC. A se ataca
odată cu fondul are sem nificaţia faptului că încheierea poate fi apelată sau recurată
num ai la m om entul la care instanţa a pronunţat o hotărâre judecătorească în cauză,
dezînvestindu-se de soluţionarea sa. Chiar dacă textul legal face referire la fondul cauzei,
nu înseam n ă că dacă pricina a fost soluţionată în tem eiul unei excepţii procesuale, o
încheiere prem ergătoare acestei soluţii nu ar putea fi atacată odată cu hotărârea prin
care a fost adm isă excepţia procesuală şi soluţionată cauza. Spre exem plu, dacă cererea
d e chem are în judecată a fo st respinsă în tem eiul excepţiei lipsei calităţii procesuale
active, reclam antul poate să atace odată cu fondul cauzei şi încheierea prin care s-a
respins solicitarea sa d e suspendare a ju decăţii în tem eiul art. 413 alin. (1) pct. 1 NCPC,
în m ăsura în care legitim area procesuală activă a r fi depins de existenţa sau inexistenţa
unui drept ce făcea obiectul unei alte judecăţi, până la soluţionarea definitivă a căreia se
solicitase suspendarea cauzei.
Prin excepţie, dacă legea prevede tn m o d expres, încheierile pronunţate de instanţă
pe p a rcu rs uI j u d ecăţ i i po t fi a taca te ş i tn m o d sep a ra t cu apel sa u c u recu rs (sp re exe m p Iu,
încheierea prin care se respinge ca inadm isibilă cererea de intervenţie, potrivit art. 64
alin. (4) NCPC, încheierea prin care s-a dispus suspendarea judecării cauzei, potrivit
art. 414 NCPC etc.].
în aceste cazuri, dosarul se înaintează instanţei superioare în co pie certificată de
grefa instanţei a cărei încheiere se atacă, iar nu în original, pentru a da posibilitatea con*
tinuării judecării cauzei în dosar (dacă legea nu prevede în m od expres o altă soluţie sau
nu se im pune suspendarea facultativă a cauzei).
Dacă adm isibilitatea atacării pe cale separată a unei încheieri este discutabilă,
în ipoteza exercitării căii d e atac instanţa nu va înainta de la începu t dosarul în copie
instanţei superioare, ci doar cererea d e exercitare a căii de atac şi copia încheierii ata
cate, certificate d e grefa instanţei. Num ai în m ăsura în care instanţa de control ju d iciar
constată adm isibilitatea căii de atac, va cere instanţei care a pronunţat încheierea ata
cată să înainteze dosarul cauzei, în condiţiile alin. (2) al art. 234 NCPC. O atare m ăsură
este instituită pentru a preveni efectuarea unor dem ersuri inutile de către instanţă, în
m ăsura în care rezultă cu evidenţă din dispoziţiile legale că respectiva încheiere nu poate
fi atacată separat.
O a doua excepţie de la regula potrivit căreia încheierile prem ergătoare se atacă
odată cu fondul este prevăzută d e art. 465 NCPC. Astfel, dacă prin încheierea d e şedinţă
a fo st luată o m ă sura de adm inistrare ju d icia ra (disjungerea, spre exem plu), aceasta nu
poate face obiectul niciunei c ă i de atac.
532 D t U A N A K iS A T U tO H A M
T it l u l l Pro ced u ra În f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 235-236
CO M EN TA RIU
în ch e ie rile d e şe d in ţă care preced hotărârea finală se num esc încheieri prem ergătoare.
încheierile prem ergătoare n u se confundă cu încheierile prin care instanţa, în anu
m ite cazuri expres prevăzute de lege, s e dezînvesteşte de soluţionarea cauzei. Această
încheiere nu precede o hotărâre judecătorească, ci reprezintă în săşi hotărârea judecăto
rească în sine, denum ită în m od expres d e lege încheiere. Constituie astfel de încheieri
cele prin care se îndreaptă erorile m ateriale (art. 442 NCPC), prin care se lăm ureşte hotă
rârea fi se înlătură dispoziţiile contradictorii (art. 443 NCPC), prin care se soluţionează
cererea d e asigurare a dovezilor sau d e constatare a unei situaţii de fapt (art. 360 alin. (4)
şi art. 364 alin. (3) NCPC], contestaţia privind tergiversarea procesului [art. S 2 4 alin. (4)
şi (5) NCPC], cererile în m aterie necontencioasă {art. 533 NCPC) etc.
în ceea ce priveşte încheierile prem ergătoare, acestea se clasifică în în ch eieri prepa
ratorii şi încheieri interlocutorii.
încheierea p rep a ra to r ie este aceea prin care instanţa dispune m ăsuri în vederea solu
ţionării litigiului, fără ca prin acestea să se întrevadă rezultatul final al procesului. Prin
interm ediul în ch eierilo r preparatorii, instanţa nu soluţionează aspecte legate de fondul
cauzei, m otiv pentru care nici nu este ţinută d e m ăsurile dispuse, putând reveni asupra
acestora m otivat, pentru o m ai bună adm inistrare a justiţiei.
Constituie încheieri preparatorii cele prin care se dispune disjungerea sau conexarea,
ataşarea unui dosar, em iterea unor adrese către instituţii abilitate cu com unicarea unor
relaţii utile pentru soluţionarea cauzei, încuviinţarea probatoriului, indiferent dacă păr
ţile au avut sau nu puncte de vedere divergente în legătură cu adm iterea unei dovezi etc.
încheierea interfocutorie este aceea prin care, fără a se hotărî în totul asupra procesului,
se soluţionează excepţii procesuale, incidente procedurale ori alte chestiuni litigioase.
Spre deosebire de încheierea preparatorie, încheierea interlocutorie anticipează în
parte soluţia finală a procesului, prejudecând parţial fondul, şi leagă instanţa, în sensul
aceasta nu m ai poate reveni asupra m ăsurii dispuse prin încheiere.
C o n sttu ie încheieri interlocutorii cele prin care se soluţionează o excepţie procesuală,
se în c uvi i nţe a ză în pri n ci pi u o ce rere d e i ntervenţie sa u p ri n ca re a cea sta este res p i nsă ca
inadm isibilă, se suspendă judecarea cauzei etc.
COM EN TARIU
O s l ia N a r c is a Th so h a r i 533
A rt. 237 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
c) etapa dezb aterilor în fond a procesului, a cărei judecată este reglem entată generic
tn Secţiunea 1 a Capitolului II, Titlul I din Cartea a ll-a a codului, sim ilar etapei cercetării
procesului, şi în m od special în Secţiunea a 3-a a aceluiaşi capitol;
d) etapa deliberării şi pronunţării hotărârii, reglem entată de Secţiunea a 4-a a Capi
tolului I I Titlul I din Cartea a ll-a a codului.
D ispoziţiile secţiunii analizate se aplică atât etapei cercetării procesului, cât şi celei a
dezbaterii în fo n d a cauzei, nu însă şi etapei scrise sau celei a deliberării şi pronunţării
hotărârii, reglem entate în m od distinct.
C O M E N T A R IU
Cercetarea procesului începe după fixarea prim ului term en d e judecată în condiţiile
art. 201 NCPC, respectiv la p rim u l term en de ju d e ca tă la care p ă rţile su n t le g a l citate.
Această etapă este subsum ată scopului procesului, adică finalizării sale prin hotărâ
rea care dezleagă fondul. Sintagm a „dacă este cazul" plasată în finalul alin. (1) nu repre
534 O euA Na r c is a t h c o h a r i / v b p o h ic a d â n Ă il Ă
T it l u l l. P r o ced u ra În f a t a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 238
C O M E N T A R IU
1. A scultarea părţilor. Plecând de la principiul stabilit în art. 6 NCPC privind dreptul ori
cărei persoane de a fi judecată într-un „ferm en oprim ş i previzibil", dispoziţia legală anali
zată trasează instanţei obligaţia ca la prim ul term en de judecată la care părţile sunt legal
citate să le asculte în scopul d e a estim a durata cercetării procesului, faţă de îm prejurările
cauzei şi. desigur, faţă de elem entele determ inate de părţi cu prilejul acestei audieri.
Ascultarea părţilor nu are o sem nificaţie procesuală specială pentru părţi, aceasta
putând fi realizată prin ascultarea părţilor prezente sau a reprezentanţilor acestora,
putând fi luate în considerare şi consem nările scrise pe care acestea le înaintează prin
note sau concluzii scrise la dosar.
Părţile sunt ascultate asupra tu tu ro r circum stanţe lor care pot perm ite judecătorului
să estim eze durata cercetării procesului, respectiv asupra „îm prejurărilor cauzei".
2. Estim area duratei cercetării pro cesului. Sunt determ inante în estim area duratei
cercetării procesului anum ite elem ente obiective (natura pricinii, com plexitatea rapor
tu lu i ju rid ic dedus judecăţii, existenţa anu m ito r term ene legale sau proceduri speciale
de soluţionare a pricinii, stadiul procedurii - prim a instanţă, căi de atac), d a r şi elem ente
su b iective (disponibilitatea declarată a părţilor ia efectuarea de tranzacţii judiciare, d is
ponibilitatea părţilor d e a adm inistra probele nem ijlocit în faţa instanţei prin avocaţi
etc.).
Deliberând asupra acestor îm prejurări relevante estim ate de la caz la caz, instanţa va
stabili durata probabilă a procesului, având perm anent în vedere asigurarea celerităţii
sale.
Durata estim ată a cercetării procesului este consem nată în încheiere prem ergătoare,
care are caracter preparator iu, potrivit art. 235 NCPC.
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 535
A rt. 239 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Estim area acestei durate nu este propriu-zis o m ăsură cu caracter procesual, ci are
sco p u l de a garanta previzibilitatea procesului, sub toate aspectele sale.
Cu toate acestea, m agistratul are o obligaţie generala de a încerca respectarea ter
m enului asupra căruia a deliberat, în lipsa acestei obligaţii estim area duratei cercetă
rii procesului fiind lipsită de sem nificaţie sau superfluă. Această obligaţie va presupune
tn anum ite situaţii ca term enele fixate pentru judecată să fie scurte, ch iar de ia o zi la
alta, să im pună părţilor sau altor participanţi îndatoriri procesuale urm ărind respectarea
acestora, să asigure în cunoştinţa rea părţilor sau a participanţilor prin m ijloace de com u
nicare rapidă etc.
Aceste m ăsuri nu sunt pe deplin noi, ele sunt reglem entate prin art. 241 NCPC, repre
zentând o reluare a dispoziţiilor art. 1321 CPC 1865 în care au fo st introduse prin Legea
nr. 202/2010 privind unele m ăsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor. însă, spre
deosebire de reglem entarea anterioară, estim area duratei procesului nu m ai reprezintă
pentru judecători doar o posibilitate; în încercarea de a respecta efectiv durata estim ată
a procesului, ei v o r avea obligaţia d e a recurge la asem enea m ăsuri judiciare.
Chiar dacă nerespectarea duratei estim ate din culpa instanţei nu este expres sanc
ţionată, m odul în care instanţa îşi îndeplineşte această obligaţie poate fi verificat prin
contestaţia părţii cu p rivire la tergiversarea procesului, în care părţile sau procurorul pot
pune în discuţie m aniera în care instanţa a urm ărit respectarea oricăreia dintre m ăsurile
enum erate la alin. (2) al art. 522 N CPC111.
3. Reconsiderarea duratei estim ate a pro cesului. Durata estim ată a procesului poate
fi reconsiderată, după ascultarea părţilor, pentru m otive tem einice. Ele treb uie să repre
zinte o reconsiderare întem eiată a prem iselor iniţiale care au fo st m odificate, fie din
m otive obiective, fie din m otive care ţin de conduita părţilor în proces.
întrucât credem că prin această instituţie legiuitorul a intenţionat garantarea term e
nelor m axim ale, reconsiderarea duratei procesului în condiţiile alin. (2) al art. 238 NCPC
nu se im pune decât în situaţia p re lu n g irii d u ra tei in iţia l estim ate, şi nu ori d e câte ori,
datorită unor îm prejurări excepţionale, durata procesului se reduce (soluţionarea cauzei
în baza unei excepţii dirim ante, finalizarea procesului prin renunţare sau tranzacţie etc.),
ceea ce reprezintă pentru părţi un avantaj.
C O M E N T A R IU
536 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra În f a t a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 240
instanţa va trebui să inform eze părţile că adm inistrarea p ro b elo r p rin ovocoţi este
pentru ele o fa cu lta te , n e p u tln d -le im pune încheierea unei astfel d e convenţii.
Deşi dispoziţia legală nu circum stanţiază, credem că instanţa va putea lua act de o
eventuală convenţie a p â rţilo r în sensul adm inistrării probelor prin avocaţi, chiar dacă
aceasta priveşte doar o parte a probelor sau este num ai în legătură cu anum ite fapte,
răm ânând ca restul probelor să fie adm inistrate în faţa instanţei.
Partea finală a dispoziţiei legale arată că dispoziţiile art. 238 su n t aplicabile, ceea ce
presupune că, ş lîn ipoteza unei convenţii cu privire la adm inistrarea probelor, judecăto
rul trebuie să asigure durata estim a tâ a p ro ce su lu i
Ni se pare totuşi m ai logic ca la prim ul term en d e judecată la care părţile sunt legal
citate, com pletul, alături de luarea altor m ăsuri specifice acestei faze, să asculte părţile în
legătură cu toate circum stanţei or ca re pot perm ite judecătorului să estim eze durata cer
cetării procesului, ceea ce include şi posibila lor convenţie referitoare la adm inistrarea
probelor în condiţiile art. 366-388 NCPC; num ai având în vedere toate aceste aspecte,
judecătorul ar putea estim a în cunoştinţă de cauză durata probabilă a procesului.
C O M E N T A R IU
Consideram utilă sublinierea, în debutul acestui com entariu, a faptului că art. XII
din Legea nr. 2/2013, din cadrul m ăsurilor tranzitorii pentru punerea în aplicare a Legii
n r 134/2010 privind Codul d e procedură civilă, a stabilit că dispoziţiile acestuia privind
cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în cam era d e consiliu se aplică
proceselor p o rn ite în ce p ân d cu data d e 1 ianuarie 2016.
în acelaşi sens, în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a legii şi până
la data d e 31 decem brie 2015, cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului se
desfăşoară în şedinţă publică, dacă legea nu prevede altfel.
Având în vedere că aceste m ăsuri tranzitorii continua vechea procedură de judecată
a proceselor în şedinţă publică, cu excepţia cererilor pentru care legea prevede expres
că judecata va avea loc în cam era de consiliu, aspecte faţă d e care nu se im pune în mod
special să aducem precizări şi com entarii, toate dezvoltările ulterioare urm ează să aibă în
vedere elem entele de noutate aduse de această dispoziţie, independent de data la care
îşi vo r vedea în m od efectiv aplicarea.
Deşi denum irea m arginală a textului induce ideea câ se stabileşte locui în care cerce
tarea procesului va avea lor, legiuitorul adaugă şi condiţia ca, pe lângă nem ijlocirea cer«
c e tirii acestuia de către m agistrat în cam era de consiliu, procedura sâ se desfăşoare şi
cu cito rea p â rţilo r.
Desigur, trebuie sâ considerăm că regula citării părţilor la judecatâ răm âne incidenţă
în condiţiile art. 153 alin. (1) NCPC, adică ori de câte ori legea nu dispune altfel. Chiar
dacă textul analizat nu este o norm a cu caracter derogator, ci reeditează reguli generale
ale judecării unei cauze, legiuitorul a făcut în special trim itere la m enţinerea, în faza cer-
c e tir ii procesului, a dispoziţiilor art. 154 NCPC, te xt referitor la com unicarea citaţiilor şi
a actelo r de procedură.
Noile dispoziţii procesuale aduc în faza cercetării procesului o m odificare de substanţă,
referitoare la regula cercetării ju d ecă to re şti în cam era d e consiliu, m odificare care, dincolo
de incom patibilitatea aparentă cu principiul constituţional al publicităţii dezbaterilor în
şedinţele de judecată, stabilit Tn art. 127 din Constituţia Rom âniei11’, cât şi cu dispoziţiile
art. 12 din Legea nr. 304/2004, re p u b lica ţi, ori cu cele ale art. 17 NCPC, nu lasă să se
întrevadă funcţia lor im ediată.
Ream intim , în acelaşi context, şi că în repetate rânduri Curtea d e la Stra sb o u rga reţi
nut că publicitatea şedinţei de ju d e ca tă reprezintă atât un m ijloc de m enţinere a încre
derii cetăţenilor în justiţie, c i t şi un m ijloc d e garantare a acestora îm potriva abuzurilor
ce s-a r putea produce în şedinţe secrete, în tim p ce nepublicitatea trebuie cântărită de
la caz la caz, fiind şi situaţii în care anum ite circum stanţe excepţionale perm it evaluarea
dosarului în dezbateri cu caracter nepublic1*1.
Astfel, în prim a instanţă, cercetarea judecătorească se desfăşoară în faţa judecăto
rului, în cam era de consiliu, însă publicitatea şedinţei se reia după term inarea cercetării
judecătoreşti, cu excepţia situaţiei în care părţile sunt de acord ca dezbaterile să continue
tot în cam era de consiliu, în condiţiile art. 244 alin. (3) şi (4) NCPC.
Regula efectuării cercetării judecătoreşti în şedinţă publică, dacă o astfel de cercetare
este necesară, este restabilită însă în căile de a toc, potrivit alin. (2) al art. 240 NCPC131.
M enţionăm că legiuitorul nu distinge după natura căilor de atac, ceea ce perm ite inter
pretarea că reglem entarea vizează toate căile de atac.
N erespectarea dispoziţiilor legale privitoare la nepublicitatea cercetării procesului
atrage nulitatea, în condiţiile art. 176 pct. 6 NCPC.
1)1 Pentru m ai m ufte detalii referitoare la p rin cip iu l constituţional a l publicităţii şedinţei d e judecată, a se vedea
$i T. Toader, C o n stituţia Rom âniei reflectată în ju risp ru d e n ţa C urţii C onstituţionale, Ed. H am angiu, Bucureşti,
2011, p . 269.
1.1 A se vedea r în a ce st sen s, C . E. D.O., Hotă râ ri le d i n 1 4 noiem b rie 2 00 0 In cau za Riepon c. A u strie i şi Hotărârea
din 1 8 m al 2010 tn cau2a U d o ro v lc c. Italiei.
1.1 Pentru opinia co ntrară referitoare la m enţinerea caracterului n ep u b lic al şedinţei în că ile d e atac. s se vedea
/. D eteanu, Tratat, voi. 1,2010, p. 793-794.
538 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra În f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 241
(4) Judecătorul poate stabili pentru părţi, precum şi pentru alti participanţi
în proces îndatoriri în ceea ce priveşte prezentarea dovezilor cu înscrisuri, relaţii
scrise, răspunsul scris la interogatoriul com unicat potrivit art. 355, asistarea şi
concursul la efectuarea în term en a expertizelor, precum şi orice alte dem ersuri
n ecesare soluţionării cauzei.
(5) C ând este necesar pentru îndeplinirea îndatoririlor prevăzute la alin. (4),
părţile, experţii, traducătorii, interpreţii, m artorii şi orice alţi participanţi în pro
ces p ot fi încunoştinţaţi potrivit alin. (3).
C O M E N T A R IU
1. Fixarea term enelor. Asigurarea celerităţii p rocesu lu i nu este un concept în tru totul
nou în legislaţia procesual civilă. D ispoziţiile art. 241 NCPC reprezintă o reiterare a dis
poziţiilor art. 1321 CPC 1865, introduse ?n acesta prin Legea nr. 202/2010 privind unele
m ăsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor".
Astfel, judecătorul fixează term ene scurte, ch iar de ia o zi la alta, iar term enele mai
îndelungate vo r fi stabilite num ai pentru m otive te m ei niceBl.
Cu toate acestea, în condiţiile în care părţile trebuie să fie citate sau instanţa tre
buie să asigure com unicarea, între acestea, a actelor de procedură, fixarea term enelor
de judecată trebuie să respecte pentru prim ul term en de judecată dispoziţiile art. 201
N C P C iar în tim pul procesului, pe cele ale art. 159 NCPC.
în principiu, rezultă c i acordarea term enelor de la o zi la alta este posibilă num ai în
ca 2ul în care părţile au term en în cunoştinţă în condiţiile art. 229 N CPC, acesta fiind sen
sul în care şî trim iterea la acest articol este făcută.
2. V erificarea pro ced urii d e cita re . Alineatul (3) al articolului, care reprezintă o
reluare a dispoziţiilor art. 132* alin. (2) CPC 1865, stabileşte în sarcina judecătorului să
dispună verificarea procedurii de citare.
în fapt, conform art. 5 4 şi art. 103 din Regulam entul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti191, aceste verificări su n t în sarcina grefierului d e şedinţă, înaintea fiecărui
term en de judecată acesta întocm ind referatul căruia îi dă citire în cursul şedinţei.
Pe d e altă parte, judecătorul fiind acela care face propria sa verificare, independent
de verificările realizate de către grefier an terio r şedinţei, în cazul constatării unor încăl
cări sau neregularităţi în legătură cu procedura de citare sau de com unicare va putea
ordona refacerea proced u rilo r ţ\ ch iar luarea unor m ăsuri cu caracter sa neţ io nator pen
tru părţi, când este cazul141.
Atunci când judecătorul apreciază că asigurarea celerităţii o im pune, în condiţiile
alin. (3) va putea dispune şî alte m ăsuri de înştiinţare a părţilor, com plem entare citării si
com unicării realizate în condiţii procedurale, iar nu substitutive acestora.
Aşadar, atunci c in d este căzui, com plem entar citării şi com unicării potrivit art. 154 şi
urm . NCPC, judecătorul va putea inclusiv să ordone ca înştiinţarea părţilor să se facă prin
m ijloacele prevăzute în continuare în alin. (3) al art. 241, asigurându-se asupra caracte
rului efectiv al înştiinţării prin depunerea la dosar a confirm ării prim irii actului. în cazul
111A se ved e a ş i M. V ib â rcâ , Legea n r 2 02 /20 10 p rivin d u nele m ăsuri pentru accelerarea soluţionării procese
lor, £ d U niversul Ju rid ic, Bucureşti, 2011, p. 7 0 şi urm .
121 Pentru o p in ia conform căreia dispoziţia are d o ar caracter d e recom andare, a se ved e a $i D. Atosiei, H. Ţiţ,
M ica reform ă In ju s tiţie , Legea nr. 2 02 /20 10 com entată, Ed. H am an giu , Bucureşti, 2010, p. 4 5 şl urm .
19 A p ro b at prin Hotărârea C.S.M . nr. 387/2005.
|4>A se vedea ş i D. Atasiei, H. Ţiţ, o p . cit., 2010, p, 4 5 si urm .
înştiinţării telefonice a părţilor, confirm a rea este substituită de referatul întocm it de gre
fierul de şedinţă care va avea aceeaşi funcţie.
Refacerea procedurilor sau celelalte m ăsuri de înştiinţare pot fi ordonate de câtre
ju d ecăto r în cursul procesului, atât în şedinţa de judecată, dar şi prem ergător acesteia,
pentru asigurarea încunoştinţării părţilor, cu respectarea lim itelor de term en care s i per
m ită părţii un drept efectiv de a se prezenta şi de a se apăra în cadrul litigiului.
Considerăm însă că atunci când procedura de citare sau d e com unicare a actelor de
procedură este viciată datorită neîndeplinirii de către parte a obligaţiei d e înştiinţare a
instanţei în condiţiile art. 172 NCPC, nu este cazul ca instanţa să dispună o refacere a
acesto r proceduri sau să dispună autom at o alta m odalitate de înştiinţare a părţii nere
gulat citate, dispoziţiile fiind de recom andare şi evaluate ca 2ual.
3. A lte m ăsuri ce po t fi dispuse d e către judecător. U rm ătoarele alineate ale art. 241
stabilesc şi alte categorii de m ăsuri pe care judecătorul le poate dispune în sarcina părţi
lor sau a altor participanţi, pentru a asigura finalizarea procesului cu celeritate şi respec*
tarea term enului estim at al cercetării acestuia.
Având la îndem ână sancţiuni reglem entate în dispoziţii cu caracter specific, ju d e că
torul:
- poate lua m ăsuri sau im pune părţilor prezentarea de relaţii ori efectuarea anum itor
dem ersuri referitoare la actele d e procedură ale acestora, pentru clarificarea anum itor
chestiuni procedurale necesare pentru bună adm inistrare a ju decăţii (astfel, se pot cere
părţilor relaţii obţinute de la autorităţi, precizări sau com plinirea lipsurilor un or acte de
procedura efectuate de părţi ulterior sesizării};
- poate lua m asuri sau im pune părţii îndeplinirea unor obligaţii legate de adm inis
trarea probelor (prezentarea dovezilor cu înscrisuri, depunerea unor relaţii, depunerea
răspunsului la interogatoriul adm inistrat persoanei ju rid ice în condiţiile a r t 3 S 5 NCPC,
acordarea concursului experţilor pentru urgentarea efectuării expertizelor etc.) care au
funcţia d e a preîntâm pina acordarea de term ene care a r mări excesiv durata procesului.
C O M E N T A R IU
1. C o n d iţiile su sp e n d ării. Suspendarea reglem entată d e art. 242 N CPC este un caz
d e suspendare judecătoreasca, fa cu lta tiva , a cărei funcţie este de a sancţiona pasivi
tatea reclam antului în îndeplinirea acelor obligaţii care îm piedică instanţa să finalizeze
procesul.
într-o anum ită m ăsură se poate considera că, alături d e perim are, suspendarea ju d e
căţii reglem entată de aceste dispoziţii dă expresie p rin cip iu lu i dispon ibilităţii procesului,
în sensul aprecierii că prin pasivitatea în îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin, reclam antul
se desistează de proces, acceptând posibilitatea tem porizării sale.
540 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l P r o c e d u r a Î n fa ţa p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 242
1111.C.C.J., s cfv. ş l d e propr. in t., dec. nr. 1994/20CS, în B J . Baza d e date; C .C ., D ec. nr. 321/2008.
1)1 Pentru detalii. 9 se vedea I. Turcu, M. Sta n , Com patibilitatea n o rm e lo r d e procedură cu sp ecificu l procedurii
in solven ţei, în R.D.C, n r 12/2005, p. 9.
C O M E N T A R IU
în m od firesc, părţile angajate într-un proces au obligaţia d e a urm ări finalizarea pro-
c e s u lu l La rândul său, instanţa învestită cu soluţionarea unui proces are îndatorirea de a
urm ări îndeplinirea obligaţiilor părţilor de a finaliza procesul care, la sfârşitul dezbateri
lor, este urm at de hotărârea care dezleagă fondul.
Sunt însă şi îm prejurări în care procesul se finalizează anterior parcurgerii tu tu ro r eta
pelor, prin intervenirea anu m itor incidente determ inate de voinţa părţilor sau de anu
m ite dispoziţii legale cu valoare im perativă, care im pun anu m ite reguli de desfăşurare a
procesului sau anum ite condiţii ale acţiunii1’1. Aceste îm prejurări se Integrează inciden
te lo r procesuale.
indiferent de incidentul care are această funcţie întreruptivă, întotdeauna un pro
ces se finalizează prin hotărâre. Potrivit art. 424 alin. (1) N CPC hotărârile prin care
prim a instanţă se dezînvesteşte fără a soluţiona fondul se num eşte sentinţă, iar potrivit
alin. (3) din aceiaşi articol, dacă hotărârea este dată în apel, recurs ori în recursul în inte
resul legii se num eşte decizie.
Hotărârile date de instanţă în baza recunoaşterii pretenţiilor de către pârât, potrivit
art. 436-437 NCPC, hotărârile prin care se încuviinţează tranzacţia părţilor în condiţiile
art. 438 şi urm . NCPC, hotărârea prin care reclam antul renunţă la judecată sau la dreptul
pretins, conform art. 406 şi art. 408 N CPC su n t su p u se num ai recursului, iar dacă sunt
pronunţate de o secţie a înaltei Curţi, sunt definitive1*.
Dacă hotărârea se pronunţă ca urm are a adm iterii unei excepţii perem ptorii (diri-
m ante), ea va fi supusă câ ilo r de atac, po trivit legii.
Dincolo d e aceste aspecte, care nu sunt în tru totul noi, se cuvin două observaţii:
a) dispoziţiile art. 243 NCPC sugerează că judecătorul se poate pronunţa prin hotă
râre asupra renunţării, tranzacţiei, achiesării ori ca urm are a adm iterii unei excepţii
perem ptorii num ai dacă aceasta intervine în cursul cercetării judecătoreşti. Desigur,
tranzacţia judiciara, recunoaşterile şi achiesările pârâtului la pretenţiile reclam antului
presupun depăşirea prim ului term en de judecată la care părţile sunt legal citate, la fel
cum invocarea de către părţi sau de către instanţă a unei excepţii de natură a finaliza
procesul trebuie să fie pusă în dezbaterea părţilor, ceea ce, autom at, presupune intrarea
procesului în faza cercetării judecătoreşti.
Se poate im agina însă situaţia în care reclam antul ar putea face un a c t de renunţare
Io ju d e ca re a cererii sale încă înain tea fixării prim ului term en al procesului, respectiv când
acesta se află înăuntrul term enului d e regularizare a cererii, potrivit art. 200 NCPC.
în tru câ t în această fază ar putea coexista lipsuri ale cererii de natură să atragă anu
larea sa în condiţiile art. 200 alin. (3) şi totodată s-ar putea face un act de renunţare la
judecată, credem că, deşi nu s-a începu t cercetarea judecătorească, ar fi excesiv ca în
toate cazurile să se m enţină reclam antului obligaţia de regularizare, urm ată d e începe
rea cercetării judecătoreşti doar în scopul pronunţării hotărârii d e renunţare.
Dincolo de lipsa de utilitate concretă a dem arării procesului în condiţiile în care recla
m antul intenţionează desistarea, în anum ite situaţii im perativul regularizării cererii ar
10 A se ved ea, pentru m ai m ulte detalii p rivin d cau ze le incidente ale în cetării procesu lui, şi I. D eleonu, Tratat,
voi. I. 2010, p. 794 ş i urm .
IJS Pentru m ai m u lte detalii referitoare la cafea d e atac, a se vedea M . Tâbârcâ, 6 h . 5 ura, Cod u l d e p ro ce d u ri
c iv ili, co m entat ş i ad n otat cu legislaţie, ju rlsp ru den ţă şi d o ctrin ă, ed. a 2*a, Ed. U niversul Ju rid ic. Bucureşti,
2008, p. 705.
intra în concurs cu cel al disponibilităţii procesului; cu atât m ai m ult, ni se pare că art. 406
alin. (l)-(3 ) şi art. 408 alin. (1) nu exclud această posibilitate.
De aceea, corespunde garanţiilor din art. 6-9 N CPC posibilitatea pronunţării, ch iar în
acest m om ent procesual, a unei hotărâri de renunţare, însă doar cu condiţia ca cererea
de chem are în judecată să îndeplinească acele cerinţe fără de care nu ar putea fi consi
derată valabilă ca act ju rid ic (de exem plu, este nesem nată) or în lipsa cărora instanţă nu
$-ar putea considera învestită (de exem plu, este netim brată);
b) a doua observaţie priveşte prem isa instituită prin art. 243 NCPC, şi an u m e că actul
d e voinţă al părţilor sau excepţia dirim antă „pu n ca p ă t în întregim e p rocesulu i'.
Credem totuşi că în această sintagm ă trebuie asim ilată vocaţia incidentului procesual
(renunţare, recunoaştere, tranzacţie, excepţie procesuală) de a finaliza o cerere (chiar
atunci când în acelaşi proces au intervenit şi cereri incidentale), inclusiv un capăt al unei
cereri (când aceasta cum ulează m ai m ulte pretenţii distincte) şi că sensul reglem entării
trebuie căutat în faptul că dispoziţia legală înţelege întreruperea procesului cu privire la
acestea ca urm are a inutilităţii continuării lor până în faza dezbaterilor pe fond.
So luţia este întărită şi de dispoziţiile art. 436 NCPC, care arată expres că instanţa va
da o hotărâre în m ă sura recunoaşterii, urm ând să pronunţe o a doua hotărâre pentru
pretenţiile răm ase nerecunoscute, d a r şi de cele cu caracter general din art. 139 alin. (5)
NCPC, care arată că mai m ulte pricini întrunite po t fi disjunse dacă num ai unele dintre
ele sunt în stare d e ju d e c a t ă -c a m ăsură de bună adm inistrare a ju stiţiei (eadem rertfo)111.
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
1. Elem ente d e fin ito rii. Noul cod reuneşte într-un singur fascicul instituţia procesu
ală a excepţiilor, prin organizarea unor reglem entări pe care anterior legislaţia te preve
dea în secţiuni separate ori care reprezentau studii doctrinare asim ilate în jurisprudenţă
în m od statornic.
Definiţia excepţiei procesua le a făcut în m ulte rânduri preocuparea doctrinei"1, actu
ala reglem entare oprindu-se la a evidenţia anum ite elem ente care ţin de structura şi
funcţia excepţiei, pe care le vom evidenţia în continuare.
a) excepţia procesuală este un m ijloc tehnic prin care se p u n în discuţie anum ite nere
gularităţi. Din această perspectivă - având în vedere obiectul neregularităţii sesizate -
excepţiile sunt de procedură şi de fond;
b) excepţia procesuală n u p une în discuţie fo n d u l dreptului. Deşi adesea excepţiile
su n t integrate sistem ului global al apărărilor, trăsătura lor im portantă este aceea că se
lim itează la analiza elem entelor form ale a le judecăţii, fie că acestea privesc regulile de
procedură, fie regulile privind dreptul la acţiu ne sau com ponentele sale.
Ele nu pun în discuţie fondul pentru că nu presupun, chiar şi în cazul unirii cu fondul,
analiza a ce lo r aspecte care ţin de dovada existenţei dreptului subiectiv civil valorificat de
reclam ant ori de întinderea acestuia. Aceasta le diferenţiază în m od esenţial de apărări,
în sensul strict al term enului (respectiv cele care servesc analizei fondului sau tem eini
ciei acţiunii;
c) excepţia procesuală urm ăreşte, după caz, decim area com petenţei, am ânarea ju d e -
căţii, refacerea u n o r acte o ri anularea, perim area sa u respingerea cererii (însă nu ca
nefondată). Această parte a definiţiei legale a excepţiei relevă efectul excepţiei procesu
ale. Excepţia procesuală poate prelungi judecata sau o poate întrerupe în stadiul în care
se află procesul în m om entul invocării, respectiv al soluţionării excepţiei.
2. D istincţia în tre excep ţii şi apărări. Noţiunea de apărare are m ai m ulte înţelesuri.
In sens larg, apărarea desem nează toate m ijloacele folosite pentru a se obţine respin
1,1 A se v e d e a V.M. C iobana , G. B o ro i, P ro b lem e privind e xce p ţiile p ro ce su a le . In D reptul nr. 9 -1 2 / 1 9 9 0 , p. 147;
M . Co n sto n tin escu , M o d ificare a p ro ce d u rii d e so lu ţio n are a exce p ţiilo r d e n e co n stitu ţio n a lita te , în Dreptul
nr. 1 1 /1 9 9 7 , p. 1 5; A . T râ ilescu , Exce p ţia d e ilegalitate in co n textu l legislaţiei actu ale, în D reptul nr, 2/1998,
p . 2 0; M . T&bârcâ, O rd in e a d e so lu ţio n are a u n o r e xce p ţii p ro cesu a le invocate co n co m ite n t în a in te a instanţei
în p ro ce su l civil, în D reptul nr. 1 1 /2 0 0 3 , p. 1 0 7 ; £ Purigiu, D. Z a m fir. Excepţii. O rd in e d e so lu ţio n are - Notă
aprobativă si notă critică la d e cizia nr, 6 0 5 /2 0 0 4 a T rib u n a lu lu i B u cu reşti, S e cţia a V-a civilă, In P.R. nr. 3 /2 0 0 5 r
p 1 0 9 ; C. Co o d â , D iscuţii în le g a tu ri c u interpretarea ţi ap licarea u n o r d isp o ziţii le ga le referitoare la in ci
d e n te p ro ced u rale în p ro ce su l civil, în D reptul nr. 1 2/20 08 , p. 1 1 6 -1 4 5 ; K. B en ke, D iscuţii în legătură cu rtdi*
ca rea e xce p ţie i d e n e co n sfitu ţio n âl Itate cân d e ste invocată în su sţin e re a a lto r e xce p ţii sa u ce re ri, în Dreptul
nr, 2 /2 0 1 0 , p. 68*101; l. Leş, N o u l Co d d e pro cedu ră civ ilă . C o m e n ta riu p e a rtico le , vo i, I. Ed. C .H , Beck. Bucu*
resti, 2 0 1 1 , p. 3 7 9 si urm .; I. D eleo n u , Tratat, vo i. 1,2 0 1 0 , p. 7 9 8 şi urm .
gerea pretenţiei supusă ju decăţii sau întârzierea soluţionării acesteia. în sens restrâns,
apărarea vizează num ai acele m ijloace prin care se Invocă obiecţîuni îm potriva fondului
pretenţiei dedusă judecăţii, tinzând la respingerea cererii de chem are în judecată.
Datorită funcţiei excepţiei d irim a n te în special, aceea d e a în trerupe procesul, gene
rând un avantaj pârâtului, excepţiile (privite, la rândul lor ca m ijloace de apărare în sens
general) au fost incluse în categoria apărărilor, fiind alături d e probe o specie a acestora
(s-a plecat şi de la accepţiunea term enului din dreptul rom an, exceptio, care desem na
orice m ijloc de apărare).
Dincolo de un anum it grad de generali2are, excepţiile procesuale nu sunt doar nişte
apărări, iar pentru a sublinia acest lucru evidenţiem anum ite distincţii între excepţii şi
apărări"1:
a) în tim p ce apărarea este u n m ijlo c p rocesu a l p u s exclusiv la îndem âna pârâtului,
excepţia p o a te f i invocată, în condiţiile legii; ş i de a lţi participanţi ia proces, inclusiv de
către instanţă sa u d e către procuror. Ca m ijloc procesual aparţinând pârâtului, excepţia
este integrată sistem ului d e „ap ărări" pe care acesta le are la îndem ână, servind contra-
atacării pretenţiilor reclam antului şl respingerii cererii acestuia;
b) în suita actelor procesuale, excepţiile procesuale p reced apărărilor 1n ceea ce pri
veşte m om entul soluţionării lor.
în acest sens, art. 245 arată că excepţia se invocă „fără să pună în discuţie fondul
dreptului", în tim p ce, potrivit art. 250 NCPC, apărarea p ro p riu -zisl trebuie să aibă ca
obiect un act sau fapt ju rid ic care „să ducă la soluţionarea procesului" aşa cum se stabi
leşte prin art. 255 alin. (1) NCPC.
în condiţiile art. 248 alin. (1) NCPC, instanţa se pronunţă mai întâi asupra excepţiilor
de p ro ce d u ri sau de fond care fac inutilă adm inistrarea d e probe şi cercetarea în fond
a cauzei;
c) excepţiile opresc so u dilată p rocesul fă ră a p erm ite fin alizarea lui, în tim p ce apăra
rea în sen s strict p erm ite ş i ch ia r im pune încheierea p rocesu lu i ş i anihilarea cererii recla
m antulu i p rin dem onstrarea inexistenţei dreptului afirm at.
Faptul că uneori şi excepţia şi apărarea d u c la respingerea acţiu nii nu suprapune
total cele două instituţii. A dm iterea unei excepţii dirim ante duce ia respingerea acţiunii
prin efectul direct al excepţiei - fie edictat de lege, fie apreciat co n d u siv pe care
de m ulte ori ?l distingem ch iar în construcţia dispozitivului (spre exem plu: adm iterea
excepţiei lipsei de interes duce la respingerea cererii pentru lipsa interesului; adm iterea
excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive duce la respingerea cererii pentru lipsa calităţii
procesuale pasive; adm iterea excepţiei lipsei capacităţii de folosinţă a reclam antului
duce la anularea cererii d e chem are în judecată etc.), în tim p ce apărarea va avea
întotdeauna ca efect, dacă are o asem enea greutate, respingerea acţiunii reclam antului
ca neîntem eiată (nefondată).
Există însă o suită de excepţii care, finalm ente, a r putea duce, în fun cţie de îm prejură
rile concrete ale speţei, la respingerea a cţiu n ii ca nefondată, ch iar dacă ele se prezintă
teh n ic cu toate trăsăturile unei excepţii procesuale. Funcţionează astfel excepţia de
neconstituţionalitate, excepţia nulităţii actului adm inistrativ şi o rice alte chestiuni consti
tuite ca şi chestiuni prejudiciale care, fără a pune ?n discuţie direct dreptul subiectiv civil
valorificat prin acţiune de reclam ant, l-ar putea lipsi totuşi de suport. Adm iterea unei
astfel de excepţii duce la respingerea cererii întocm ai ca o apărare de fond.
11 A s e v e d e a ş i /, D e le a n u , T r a t a t , v o i . I, 2 0 1 0 , p . 7 9 8 s i u r m . ; V .M . C io b a n u , G . B o ro i, o p . c it ., p , 1 4 7 - 1 5 5 .
V e * O M C A D Ă N Â tiĂ 547
A rt. 245 C a r t e a i i . P r o c e d u r a c o n t e n c i o a s â
1)1 în doctrtnâ s-d a rgu m e n ta t Ideea că Inadm isib illtâţile du, o ric u m , o natură d u a lâ. A se ved ea M . Tdbârcâ,
Excepţiile p ro ce su a le în p ro ce su l civil. e d . a 2*a, Ed . U n ive rsu l Ju rid ic. Bucureşti, 2 0 0 6 , p. 117,
1,1 A se v e d e a si crite riile p ro p u se d e /. D ele a n u , Tratat, vo i. 1,2 0 1 0 , p. 8 0 1 şj urm .
548 V IX O W C Â D iN Ă IL Ă
T i t l u l l . P r o c e d u r a Î n f a t a p r i m e i i n s t a n ţ c A rt. 246
Prin excepţiile d e fo n d su n t sesizate neregularităţi ale drept u lu ila acţiune sau cele
strâns legate de com ponentele dreptului la acţiune. Astfel, excepţia d e prem aturitate
a dreptului subiectiv al reclam antului, excepţia lipsei de interes, excepţia lipsei calită
ţii procesuale şi excepţia lipsei capacităţii procesuale sunt excepţii de fond. Tot excepţii
de fond sunt şi prescripţia şi autoritatea d e lucru judecat, deoarece afectează exerciţiul
dreptului ia acţiune (acea com ponentă a dreptului la acţiu ne care constă în posibilitatea
de a obţine condam narea pârâtului);
b) după efectut lor, su n t excepţii dilatorii şi excepţii perem ptorii sau dirim ante1”.
Excepţiile dilatorii tin d la întârzierea judecăţii pe fond (am ânarea judecăţii, refacerea
unor acte d e procedură, declinarea com petenţei, trim iterea dosarului la o altă instanţă,
transferul dosarului d e la un com plet de judecată la altul e tc ).
Excepţiile perem ptorii tind 1a îm piedicarea ju decăţii pe fond (anularea cererii, respin
gerea cererii ca inadm isibilă, stingerea procesului, respingerea cererii ca prem atură, ca
lipsită de interes, ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală sau îm potriva
unei persoane fără calitate etc.).
Se observă că, în privinţa efectelor pe care le produc în cazul în care sunt adm ise,
excepţiile de fond au un caracter m ai om ogen decât excepţiile de procedură. Astfel,
adm iterea excepţiilor de fond duce, de regulă, la anularea sau respingerea cererii ca
prem atură, lipsită d e interes, inadm isibilă etc., ceea ce înseam nă că, în principiu, aceste
excepţii sunt perem ptorii.
Există o catego rie d e excepţii perem ptorii care în ce p cu un efect d ilato riu . Astfel,
după invocarea excep ţiei, p artea îm p o triva căreia excepţia este invocată poate com plini
neregularitatea sesizată prin excepţie, în acest m od beneficiind d e o a m ân are a cauzei,
pro d ucându -se efectul dilatoriu al e x ce p ţie i.în cazul com p linirii neregularităţii, excepţia
se va respinge, fiin d prod us d o ar efectul său d ilatoriu . D acă neregularitatea răm âne
neaco perită, atunci excepţia se va ad m ite, ia r efectul său perem pto riu se va produce
pe deplin, instanţa finalizând procesul; este, astfel, ca 2ul excepţiei de netim brare a
cererii - art. 2 0 din Legea nr. 146/1997; al excepţiei de n esem n are a cererii - art. 196
alin. (2) N CPC; al excepţiei lipsei capacităţii d e exerciţiu - art. 57 alin. (5) N CPC; al
excepţiei lipsei dovezii calităţii de re p r e z e n t a n t-a r t. 82 alin . (1) N CPC etc.;
c) după notura n o rm ei ju rid ice încâlcate prin neregularitatea sesizată, excepţiile sunt
obsolute pi relative, această categorie a excepţiilor fiind expres reglem entată în dispozi
ţiile art. 246 NCPC.
A ri. 24G* Excepţii abso lu te şi relative. (1) Excepţiile absolute su n t cele prin
care se invocă încălcarea unor norm e de ordine publică.
(2) Excepţiile relative sunt cele prin care se invocă încălcarea unor norm e care
ocrotesc cu precădere interesele părţilor.
C O M E N T A R IU
După caracterul de ordine publică sau de ordine privată al norm ei ju rid ice încălcate,
excepţiile procesuale se clasifică în excepţii absolute şi excepţii relative.
S -a su sţin u i ş i existenţa u n e i ca te go rii a e x ce p ţiilo r d e cim ato rii, a lătu ri d e c e le arătate, în această ca te go
rie fiind in clu se excep ţia d e n eco m p eten ţă, excep ţia d e litisp e n d e n ţă şl excep ţia d e co n e xitate A se vedea:
Or. P o ru m b , C o d u l d e p ro c e d u r i civilă co m e n ta t si adnotat, vo i. I, Ed. Ştiinţifică, B u cu reşti, 1960. p. 3 4 $ ; I. Leş,
N o u l C o d d e p ro ce d u ră civilă, vo i. i, 2 0 1 1 , p. 3 9 5 -3 9 6 ; /, D e le a n u , Tratat, voi. I, 2 0 1 0 , p, 119.
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 549
A rt. 247 C a r t e a i i . P r o c e d u r a c o n t e n c i o a s ă
Excepţiile absolute privesc încălcarea unor norm e ju rid ice de ordine publică, iar
excepţiile relative privesc încălcarea unor norm e ju rid ice care ocrotesc cu precădere
interesele părţilor.
în ce priveşte regim ul procesual af acestor excepţii, legiuitorul l-a reglem entat în d is
poziţiile articolului următor.
în principiu, dacă legiuitorul nu a realizat o opoziţie explicită între o norm ă de ordine
publică şi una care ocroteşte interese ale părţilor prin term eni care s i sugereze acest
lucru, singura dificultate în încadrarea excepţiei într-o categorie sau alta în funcţie de
acest criteriu este departajarea norm elor în fu n cţie de scop.
De aceea, d a c i nu se poate întrevedea în m od direct finalitatea norm ei încălcate,
atunci delim itarea ar putea fi făcută prin urm ărirea sancţiunii incidente sau a m ijlocului
d e reparare în cazul încălcării norm ei ori a caracterului inderogabil pentru părţi în privinţa
conduitei pe care norm a o fixează.
C O M E N T A R IU
Prim ele două alineate trasează regim ul procesual al excepţiilor după departajarea lor
în excepţii absolute şi relative.
1. Excepţiile abso lu te. în prim ul rând, excepţia absolută vo putea f i invocată de p ă rţi
o ri de instanţă, din o ficiu .
în m od surprinzător, dispoziţia îl om ite pe procuror, deşi credem ca acesta este doar
rezultatul unei scăpări şi nu trebuie interpretat că acest participant este exclus din cate
goria subiectelor care pot invoca o astfel d e excepţie. De altfel, dreptul procurorului de
a invoca excepţii rezultă din logica art. 92 NCPC, care stabileşte rolul şi funcţia procuro
rului în procesul civil.
în al doilea rând, excepţia absolută va putea fi invocată, în principiu, în orice stare a
pricinii. Spunem în principiu pentru că există şi situaţii pentru care legea procesuală sta
bileşte un regim derogator, spre exem plu:
a) excepţia de necom petenţâ m aterială şi excepţia teritorială exclusivă, ca excepţii
de ordine publică, nu pot fi invocate decât în condiţiile art. 130 alin. (1) NCPC, adică de
instanţă din oficiu sau d e parte ia prim ul term en d e judecatâ la care părţile sunt legal
citate, dar nu m ai târziu de term inarea cercetării procesului în prim a instanţă.
Există în să o fază interm ediară a procesului, în care, potrivit a r t 390 NCPC, înainte
de a se trece la dezbaterea fondului, după epuizarea cercetării judecătoreşti, anum ite
chestiuni procesuale sunt puse în discuţie din oficiu sau la cererea părţilor. Dacă aces
550 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T i t l u l l . P r o c e d u r a Î n f a ţ a p r i m e i i n s t a n ţ c Art. 247
tea vizează ch iar lăm urirea naturii litigiului, ceea ce poate să im plice o necom petenţă
de ordine p u b lic i din categoria celor arătate, a r fi excesiv totuşi ca respectiva necom
petenţă să nu poată fi invocată datorită stadiului procesului, de vrem e ce acesta este
m om entul procesual în care invocarea sa apare ca posibilă;
b) excepţia perim ării; deşi această instituţie este reglem entată prin norm e d e ordine
publică, potrivit art. 420 alin. (3) N CPC nu poate fi ridicată pentru prim a dată în apel; cu
atât m ai m u lt ea nu a r putea fi ridicată pentru prim a oara în recurs;
c) excepţia d e ordine publică poate fi invocată în tot cursul procesului, d a r înaintea
instanţei de recurs num ai dacă, pentru soluţionare, nu este necesară adm inistrarea altor
dovezi în afara înscrisurilo r noi.
Trebuie să su blin iem cu această ocazie faptul că dacă excepţia de o rd in e publică
vizează neregularităţi procesuale referitoare la ju d ecarea procesului în prim a instanţă,
atunci ea nu reprezintă o veritabilă excepţie în procesul de recurs. în tru câ t excepţia
procesuală trebuie să vizeze neregularităţi ale ju decăţii specifice fa^ei procesuale în
care litigiul se află, neregularitatea proced u ra lă referitoare la o altă fa z ă a litigiului
este adusă în faţa instanţei de recurs nu ca excepţie - indiferent de denum irea pe care
partea i-o dă - , ci ca m o tiv d e recurs.
Lim itarea circum stanţelor procesuale în care partea poate invoca direct în recurs
excepţii d e ordine publică se conform ează dispoziţiilor art. 492 NCPC, care arată că în
acest stadiu singura probă adm isibilă în faza cercetării procesului este cea cu înscrisuri
noi. Dacă totuşi excepţia nu va putea fi dovedită prin înscrisurile noi, deşi reglem entarea
art. 247 alin. (1) sugerează inadm isibilitatea sa în recurs, credem că soluţia corectă este
respingerea sa ca neîntem eiată.
2. Excepţiile relative. Spre deosebire de excepţia absolută, excepţia relativă nu poate
f i invocată d e câ t d e cdtre p a rtea care o re interes. Interesul rezidă în posibilitatea de înlă
turare a vătăm ării suferite prin efectul excepţiei. Vătăm area trebuie să aparţină celui
care invocă excepţia, iar nu altui participant procesual (de exem plu, intervenientul nu va
putea invoca excepţia relativă dacă vătăm area produsă prin încălcarea norm ei de drept
s-a produs num ai faţă de pârât).
în doctrina s-a arătat că, deşi excepţia relativă nu va putea fi pusă în discuţie de
instanţă, totuşi, Tn baza ro lu lu i să u activ, aceasta poate să atragă atenţia părţii în drept
să o invoce - dacă nu este asistată de avocat ori de m andatari licenţiaţi în drept - asupra
dreptului d e a invoca excepţia1".
Nu suntem de acord cu această opinie, pentru urm ătoarele considerente:
- rolul activ al judecătorului, argum entat în baza fostului art. 129 alin. (2) CPC 1865,
nu trebuie. în niciun caz, să rupă garanţia de echidistanţă pe care instanţa trebuie să
o m enţină faţă de părţi, în acord cu obligaţia sa de im parţialitate, ca garant al aplicării
tu tu ro r principiilor procesuale pe care codul le prescrie. D e altfel, o obligaţie a judecă
to ru lui de a atrage atenţia părţilor asupra drepturilor pe care le au în calitatea lor pro
cesuală, cum a r putea fi dreptul invocării unei excepţii relative, nu m ai subzistă în noua
reglem entare;
- argum entul că partea neasistată ar putea beneficia de astfel d e atenţionări din
partea instanţei nu m ai este justificat de nicio dispoziţie procesuală (ream intim că fos
tu l art. 118 alin. {3} CPC 1865 im punea pentru instanţă anum ite obligaţii faţă de pârâtul
neasistat, în dezavantajul reclam antului care nu putea opune anum ite decăderi celei
lalte părţii, cu atât m ai m ult cu cât s-a r crea p irţii un avantaj prin com paraţie cu cealaltă
parte, care nu ar m ai avea beneficiul decăderii.
Excepţia relativă va putea fi invocată ce l m a i târziu la p rim u l term en de ju d eca tâ dupâ
săvârşirea neregularitâţii procedurale în etapa cercetării p rocesu lu i ş i înainte de a se
p u n e concluzii în fond.
Aşadar, excepţiile relative vo r putea fi invocate p rin întâm pinare de către pârât, dacă
încălcarea norm elor legale preexistă m om entului depunerii sale sau, dacă încălcarea
norm ei legale relative a intervenit în cursul procesului, de oricare parte interesată la
p rim u l term en de ju d eca tâ după săvârşirea ne regularităţii procedurale şi înainte de a se
pune concluzii în fond, su b sancţiunea decăderii.
Considerăm că sancţiu nea decăderii operează im perativ, adică invocarea tardivă a
excepţiei poate fi opusă şi de instanţă din oficiu, nu doar de cel în avantajul căruia inter
vine decăderea (în acelaşi sens, în contenciosul constituţional s-a arătat că excepţia
relativă este doar o m odalitate d e organizare a apărării şi că regim ul său procesual nu
suprim ă acest drept al părţii, cu atât m ai m ult cu cât legea procesuală consacra şi insti
tuţia repunerii în term en ca m odalitate de evitare a unui absolutism al legii procesuale
care ar putea să vatăm e drepturile litiganţilor»1').
Considerăm , de asem enea, că faţă de m odalitatea de redactare a textului, cel în
drept să invoce excepţia nu are o opţiune în privinţa m om entului procesual până la care
excepţia relativă poate fi invocată.
Partea va trebui să solicite punerea în discuţie a excepţiei ce l m a i târziu la prim ul ter
m en d e judecată după săvârşirea ne regularităţii procedurale. Sintagm a „şi în ain te de a se
pune concluzii în fo n d " -m o m e n t m arcat prin dispoziţiile art. 392 N C P C -s e m n ific ă doar
în ch id erea pentru părţi în mod absolut a posibilităţii de invocare a excepţiei.
3. O b ligaţiile părţilor. Alineatul ultim al articolului im pune părţilor, în acord cu res
pectarea principiilor fundam entale ale procesului civil, d a r şi pentru asigurarea unei con
tinuităţi fireşti a actelor în etapa cercetării procesului, să invoce toate m ijloacele de apă
rare şi toate excepţiile procesuale de îndată ce le su n t cunoscute.
C h iar dacă articolul analizat a fost dedicat excepţiilor procesuale ca apărări în sens
larg, acest ultim alineat are în vedere orice a lte m ijloace de apărare, înţelegând prin
acestea inclusiv probele.
Subliniem însă că, atât în privinţa probelor, cât şi a excepţiilor procesuole relative,
nerespectarea regim ului lor legal d e solicitare (propunere) şi invocare atrage sancţiunea
decăderii din dreptul de a m ai solicita proba sau de a invoca excepţia.
Credem că, în m od esenţial, acest ultim alineat se referă la excepţiile absolute, în
privinţa cărora legea perm ite invocarea, în condiţiile alin. (1), în principiu în o rice stare
a procesului. Scopul legii este, în acest context, derivat din nevoia d e previzibilitate ca
fundam ent al egalităţii părţilor în proces şi al asigurării dreptului real la apărare într-o
m anieră efectivă. Astfel, părţile au îndatorirea de a~şi înştiinţa adversarii asupra „arm e
lor" ad u se în proces în m od com plet, corect şi la tim p, pentru ca cei din urm ă să se poată
apăra în m od corespunzător.
Desigur, această obligaţie nu poate să contravină regim ului d e soluţionare a excepţiilor
absolute, pe care, totuşi, partea în drept le poate invoca în to t cursul procesului, dacă
prin lege nu se prevede altfel.
1,1 A se v e d e a C.C., D ec. nr. 1 28 /2 00 2. în a c e la şi se n s; D ec. nr. 3 5 3 /2 0 0 2 , D ec. nr. 3 1 4 /2 0 0 2 ; D ec. nr. 17/2003.
552 V S / IO N IC A D Â N Ă IL Ă
T i t l u l l P r o c e d u r a Î n f a ţ a p r i m e i i n s t a n ţ e A rt. 248
Sancţiunea încălcării conduitei ordonate prin alin. (3) im plică pentru subiectul proce
sual doar consecinţa plăţii unei despăgubiri pentru determ ina rea am ânării procesului, în
condiţiile art. 189-191 NCPC.
C O M E N T A R IU
11' A s e v e d e a , In a lt s e n s , / . D e le a n u , T r a t a t , v o i , I, 2 0 1 0 , p, 8 0 3 s i u r m .
Ve*ON!CA DĂNÂtiĂ
A rt. 248 C a r t e a i i . P r o c e d u r a c o n t e n c i o a s ă
în această situaţie, este rolul instanţei să stabilească dacă din punct de vedere pro
cesual partea se apăra prin invocarea unei excepţii procesuale sau îşi denum eşte astfel o
sim plă apărare de fond, cu alte cuvinte sâ clarifice ţ i sâ califice natura apârârii.
Ream intim în acest context că excepţia trebuie în prim ul rând să aducă în discuţie
neregularităţi care privesc procedura desfăşurată sau lipsuri ale dreptului la acţiunea
aflată în desfăşurare. Astfel, n u este excepţie procesuală: cea referitoare la neregularităţi
a le ju decăţii în prim ă instanţă şi invocate în m otivele d e apel (care vo r fi tratate ca m otive
de apel); excepţia referitoare la circum stanţele întocm irii unul act ju rid ic a c ir u l nulitate
se s o lic iţi prin chiar cererea de chem are în ju d e c a ţi (acestea sunt m otive ale acţiunii,
care vo r fi analizare ?n cadrul deliberării). în acest caz, instanţa nu va proceda la punerea
lor în discuţie sau soluţionarea lor în condiţiile dispoziţiei legale d e m ai sus111.
Această situaţie nu se confundă cu invocarea excepţiilor de către parte sub o denu
m ire greşită, rolul instanţei fiind subsum at în acest caz stabilirii d en u m irii corecte o
excepţiei.
De asem enea, atunci când instanţa invocă excepţia din oficiu, ea are obligaţia iden
tificării explicite a excepţiei, dar şi a prem iselor d e fapt şi d e drept avute în vedere ia
invocarea sa, pentru a face raţionam entul previzibil pentru părţi, dar m ai ales pentru a
asigura acestora posibilitatea de a se apăra ?n legătură cu excepţia în cunoştinţă d e cauză
şi în m od efectiv.
A bia după punerea în discuţie a acestor aspecte prelim inare, care servesc identificării
excepţiilor procesuale invocate, instanţa va proceda la punerea lor în dezbatere. Refe
ritor la procedura de soluţionare, potrivit art. 14 alin. (5) N CPC, instanţa este obligată,
în o rice proces, sâ p u n â în discuţia părţilor, în contradictoriu, toate cererile, excepţiile şi
îm prejurările de fapt sau de drept invocate, astfel că va da cuvântul autorului excepţiei,
adversarului său procesual şi procurorului, în cazul participării sale în proces, iar în cazul
excepţiei invocate din oficiu punerea în discuţie s e v a face în ordinea firească.
2. O rd in e a d e so lu ţio n are a e xce p ţiilo r atu n ci când ele su n t invo cate sim u lta n . Ni se
pare im portant să subliniem , în contextul alin. (2) al acestui articol că, anterior stabilirii
ordinii de soluţionare a excepţiilor invocate sim ultan, instanţa trebuie să le raporteze la
aceeaşi acţiune. Astfel, va stabili, în acelaşi proces, concursul priorităţii între excepţiile
care privesc cererea principală, separat de cel care vizează cererea reconvenţională sau
o altă cerere form ulată în acel proces.
a) deşi în aparenţă determ inarea ordinii d e soluţionare a excepţiilor pare o operaţiune
dificilă, m otiv pentru care stabilirea unei ordini predeterm inate a constituit de m ulte ori
obiectul unei preocupări doctrinare1^ în fapt o rd in ea de soluţio n a re a excepţiilor va avea
în vedere efectele p e care excepţiile le -a r p rodu ce în ca zu l adm iterii, de la caz la caz.
De exem plu, în mod clasic, excepţia necom petenţei precede altor excepţii de proce
d u r i sau de fond datorită efectului de nulitate pe care îl im prim ă actelor efectuate de o
instanţă necom petentă, potrivit art. 176 şi art. 179 N CPC. Perim area însă i-ar putea pre*
1)1 A s e v e d e a , în se n su l arătat, şi V. C o n sta n tin e scu , N ota ataşată d e cizie i civ ile nr. 1 6 6 /R /2 0 0 9 a Tribunalului
H arghita, în V, D o n d iiâ , C A . A n g h e le sc u , V. C o n sta n tin e scu , Exce p ţiile în p ro ce su l civil. Ju risp ru d e n tă co m e n
tată şl re gle m e n ta re a d in noul Co d d e pro cedură civilă, €d. H am an giu , Bucureşti, 2 0 1 2 , p, 4 0 -4 4 .
1,1 A se vedea şi V.M . C io b o n u , <3. B o ro i, o p . cit., p . 147; M . C o n sto n tin e scu , o p . cit., p. 15; A . T ră ilescu , o p . cit.,
p. 20; M . TUbâreâ, O rdinea d e soluţionare..., p, 107; f. P u n g iu , D. 2 o m fir, o p . cit., p, 109.
5 5 4 V IX O W C Â D iN Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 248
ce de datorită felului în care intervine, şi anum e „de drept" în orice judecată răm asă în
nelucrare în condiţiile art. 416 alin. (1) NCPC111.
în egală m lsu ră însă, oricare dintre acestea va fi precedată de excepţia de necitare a
uneia dintre părţile litigiului, deoarece legala citare a părţilor în proces este dezideratul
asigurării unui proces echitabil, respectiv al asigurării dreptului părţilor la apărare, inclu
siv în legătură cu excepţia de perim are ori de necom petenţă.
La rândul său, excepţia d e necitare poate fi invocată într-un anum it term en de cel
vătăm at prin nelegala să citare, astfel că ea poate fi precedată de excepţia tardivităţii
invocării sale, datorită efectului de decădere din dreptul de a invoca excepţia;
b) în cazul în care excepţiile pro d u c a ce la şi efect, instanţa va trebui să stabilească
ordinea d e prioritate a unei excepţii faţă de alta, în funcţie de m odul în care efectul celei
dintâi se poate repercuta, logic, asupra alteia, ulterioare, apreciind cazual.
Astfel, între excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia prescripţiei, se im pune
ana liza prioritară a cetei dintâi, deşi efectul lor procesual este identic, întrucât veri
ficarea prescripţiei, ca sancţiune aplicată dreptului m aterial la acţiune, este precedată de
necesitatea stabilirii titularului dreptului sancţionat prin prescripţie ia a cărui pasivitate
aceasta trebuie raportată.
De asem enea, ordonarea excepţiilor nu este o operaţiune abstractă şi nu se face
doar după efectele pe care acestea au vocaţia să le producă. Este util ca instanţa să
delim iteze excepţiile în funcţie de actul de procedură sau acţiunea la care se referă (ast
fel, unele excepţii po t vi 2a cererea de chem are în judecată ori lipsuri ale dreptului la
acţiune aparţinând reclam antului, după cum altele vizează aceste asp ecte a le unei cereri
reconvenţionale ori pe cele ale unei cereri de intervenţie etc.) şi, în funcţie d e aceasta, să
ordoneze logic soluţionarea lor.
3. U nirea e xce p ţiilo r cu adm in istrarea probelor, resp ectiv cu fo n d u l cauzei, invo
carea şi punerea în dezbatere a excepţiilor în acord cu regulile d e mai su s presupune şi
soluţionarea lor prioritară în faza cercetării procesului, pronunţare care va putea avea
loc fie la acelaşi term en, fie la un term en ulterior (necesitate im pusă chiar d e regim ul
procesual al anum itor excepţii), uneori părţilor încuviinţându*li*se probe în apărările for
m ulate în legătură cu o anum ită excepţie (de exem plu, reclam antului i se pot încuviinţa,
la cerere, probe pentru a dovedi actele sau faptele pârâtului care au fo st de natură să
întrerupă cursul unei prescripţii, iar pârâtului i se pot încuviinţa probe în apărare, astfel
încât procedura d e soluţionare a excepţiei im pune o dilatare legată de adm inistrarea de
probe pe aceste aspecte).
în să , unirea excepţiei cu adm inistrarea probelor, respectiv cu fondul, în condiţiile
art. 248 alin. (4) N CPC, nu este justificată în toate cazurile când pentru soluţionarea unei
excepţii este necesară adm inistrarea de probe, ci num ai în cazul în care crceste probe
su n t aceleaşi cu p ro b e le care se rve sc verificâ rii tem einiciei dreptului afirm at în ju stiţie ori
ce lo r cerute de recla m a n t p en tru infirm area o cestu i drept.
Contrar, a generaliza că natura anu m ito r excepţii (de regulă cele d e fo n d ) ori că situaţia
adm inistrării de probe pentru ju sta soluţionare a unei excepţii constituie îm prejurări
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ
A rt. 248 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
care im pun unirea excepţiei cu adm inistrarea probelor, respectiv cu fondul, reprezintă o
p ra ctici greşită realizată în detrim entul unei bune gestionări a procesului.
4. în ch e ie re a prin care se so luţio nează excepţia. Alineatul final al art. 248 NCPC
stabileşte natura încheierii prin care instanţa a respins excepţia sau excepţiile invocate
sau a d m iţin d u 'le a răm as totuşi învestită, cât şi calea de atac pe care partea o poate
exercita îm potriva unei astfel de încheieri.
Desigur, soluţia oferită de instanţă asupra unei excepţii trebu ie adecvat însoţită de o
m otivare corespunzătoare, regăsită în încheierea care conţine hotărârea instanţei asu
pra excepţiei.
Ca şi până acum , reglem entarea păstrează regula naturii interlocutorii a acestei
încheieri, asupra căreia instanţa nu va m ai reveni în cursul procesului, ea putând fi ata
cată num ai odată cu fondul, dacă legea nu dispune altfel.
Datorită efectului interlocutoriu ai încheierii prin care se soluţionează o anum ită
excepţie, aceasta nu m ai poate fi repusă în discuţie în acelaşi proces (m ai exact în ace*
laşi ciclu procesual, deoarece ea ar putea fi reanalizată prin efectul adm iterii unei căi de
atac, în cazul trim iterii dosarului pentru rejudecare începând cu o etapă care include şi
reanalizarea excepţiei).
Subliniem cu acest prilej că, dacă în cazul respingerii excepţiei situaţia nu ridică difi
cultăţi, în cazul adm iterii excepţiei este necesar să distingem după cum urm ează:
a) Excepţia este susceptibilă a fi soluţionată, potrivit legii, p rin încheiere şi n u produce
efect perem ptoriu (de exem plu, o excepţie privind constituirea com pletului ori d e neci
tare), presupunând d e la sine continuarea procesului.
b) Excepţia are funcţie perem ptorie, d a r nu priveşte întreg procesul.
în principiu, în acest din urm ă caz, dacă excepţia este adm isă, funcţia sa este între-
ruptivă, sau, în exprim area folosită de art. 243 NCPC, reprezintă o îm prejurare care ar
pune capăt procesului pentru acea parte sau com ponentă a acestuia în legătură cu care
este invocată {de exem plu: este adm isă excepţia netim brării cererii reconvenţionale ori
este adm isă excepţia de prescripţie extinctivă referitoare la un capăt dintre m ai m ulte
a le acţiunii sau cea a lipsei capacităţii d e folosinţă privind pe un pârât dintre mai m ulţi).
7n m ăsura aspectelor soluţionate prin adm iterea excepţiei, nu se mai im pune dezba
terea procesului în fond, astfel încât se justifică pronunţarea unei sentinţe, însă sentinţa
nu a r finaliza întreg procesul.
Deşi noul Cod de procedură trasează în principiu ideea pronunţării unei hotărâri în
condiţiile art. 243 NCPC, urm ată de o disjungere a chestiunilor nesoluţionate prin efectul
excepţiei, practica im pune în egală m ăsură şi altă soluţie care m enţine unitatea dosaru
lui, evitând disjungeri, uneori ch iar m ultiple şi succesive, care a r putea dăuna unei bune
adm inistrări a justiţiei.
Astfel, instanţele ad m it excepţia prin în ch eiere interlocutorie, în condiţiile art. 248
alin. (5) N CPC, fă ră sâ dea efectu l perem ptoriu im ediat specific hotărârii de adm itere a
excepţiei. Acesta însă va fi integrat dispozitivului hotărârii prin care întreg dosarul va fi
finalizat (sentinţă sau, după caz, decizie).
Spre exem plu, instanţa va adm ite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a unuia
dintre pârâţi, de exem plu, prin dispozitivul încheierii şi aceasta este singura dispoziţie
dată cu prilejul soluţionării excepţiei; respingerea acţiunii faţă de acest pârât se va inte
gra însă dispozitivului sentinţei finale, pronunţate la alt m om ent, ca efect la încheierii
interlocutorii prin care excepţia a fost rezolvată. Aceasta nu sem nifică o nouă soluţionare
a excepţiei, ci d o ar consfinţirea efectului său procesual perem ptoriu.
556 V IX O W C Â D iN Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa t a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 248
Deşi această soluţie tehnică nu rezultă expres din interpretarea dispoziţiilor art. 248
NCPC, credem totuşi că ea nu este exclusă şi poate reprezenta uneori o m ăsură avanta
joasă pentru asigurarea anu m ito r garanţii procesuale, conservarea anum itor drepturi
sau ch iar pentru respectarea duratei estim ate a proceselor.
Desigur, soluţia nu este la adăpost de critici pentru că, cel puţin la nivel form al, adm i
terea unei excepţii perem ptorii neurm ată de efectul său procesual întreru ptiv nu con
duce la m odificarea im ediată a cadrului procesual, chiar dacă uneori adm inistrarea ?n
continuare a procesului nu este vădit influenţată de acest aspect (astfel, de exem plu, un
pârât lipsit de calitate procesuală pasivă în legătură cu care excepţia a fost adm isă prin
acest procedeu va răm âne, cel puţin form al, în cauză până la pronunţarea sentinţei; va fi
aşadar citat şi ch iar va putea să facă aceste acte procesuale îngreunân d oarecum situaţia
procesului într-un m od neeficace).
c) Excepţia prioritară p o a te im p u n e nesoluţionarea a lto r excepţii cu care a fo st dez
bătută sim ultan.
Situaţia se referă la cazul în care, sim ultan, părţile au invocat şi dezbătut m ai multe
excepţii procesuale asupra cărora instanţa a răm as deopotrivă în pronunţare.
Având în vedere că stabilirea ordinii soluţionării excepţiilor are în vedere anum ite
criterii, deja prezentate, este posibil ca adm iterea unei excepţii să lipsească de sens pro
nunţarea tu tu ro r celora care îi succed.
în acest sens, instanţa nu se va mai pronunţa asupra acestora, justificat d e efectul
excepţiei analizate cu prioritate, ceea ce nu echivalează cu o nepronunţare asupra tutu
ror cererilor cu care a fost sesizată, în sens larg. M ai precis, aceste excepţii cu caracter
subsecvent nu se vo r m ai regăsi în dispozitiv (deoarece instanţa le lasă nesoluţionate,
deci nu face un act de deliberare asupra acestora), dar va explica în considerente m otivul
pentru care chestiunea pusă în dezbatere, cum sunt aceste excepţii, va răm âne în final
nesoluţionată.
Noul Cod de procedură civilă realizează o reglem entare unitară a probelor, abando
nând principiul d e inspiraţie franceză potrivit căruia aspectele referitoare la adm isibili
tatea probelor su n t d e natură m aterială, im punând reglem entarea lor în Codul civil, în
tim p ce adm inistrarea probelor înglobează o com ponentă procesuală, care trebuie regle
m entată prin Codul d e procedură civilă111.
Astfel, regăsim reglem entate, cum este şi firesc, într-o subsecţiune unică afectată
probelor în procesul civil atât principate directoare ale p rocesu lu i civil (referitoare la obli
gaţia de probaţiune, echitatea procedurii, rolul activ al m agistratului şi obligaţia sa de
a-şi întem eia hotărârea pe explicaţiile şi probele puse în discuţie în contradictoriu, nem ij-
locirea adm inistrării probelor - art. 10-16 N CPC), cât şi regulile cu caracter sp ecia l care
se dezvoltă pe două paliere: cel referitor la adm isibilitatea probelor şi cel referitor la
adm inistrarea lor.
Subliniem , de asem enea, că noul Cod de procedură civil păstrează intact principiul
actori incum bit proba tio (proba incum bă reclam antului), d a r şi pe acela că probele sunt
11 A se vedea, In acest sen s, /. l e j , N oul Cod d e procedură civilă, voi. 1,2011, p. 388 si urm .
558 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a t a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 249
dispoziţiile ei urm ează a fi singurele aplicabile atunci când căutăm răspuns la întreba
rea ce lege aplicăm unui proces civil în curs ld data Intrării în vigoare d noului cod. Or,
fără a opera nicio distincţie, art. 3 alin. ( l ) din Legea nr. 76/2012 stabileşte că „dispoziţi
ile Codului de procedură civilă se aplică num ai proceselor şi executărilor silite începute
după intrarea acestuia în vigoare", aşadar, proceselor începute anterior acestui m om ent
li se aplică dispoziţiile C odului d e procedură civilă din 1865, inclusiv în privinţa procedurii
de adm inistrare a probelor111.
C O M E N T A R IU
1. Repartizarea sarcinii probei. Pe lângă necesitatea probei, apare cu aceeaşi forţă
obligaţia d e o p ro b a a ce lu i care fa c e o susţinere sau, altfel spus, face o cerere în cursul
procesului. A cest principiul îşi are originea în dreptul rom an1’1.
O bligaţia d e a proba integrează atât o bligaţia p â rţii de o p ro p u n e p rob e, cât şl pe cea
de a adm inistra probele respective în m ăsura încuviinţării lor, beneficiind, după caz, de
concursul instanţei.
Nu reprezintă o atenuare a acestei obligaţii situaţia în care judecătorul ordonă din
oficiu, în condiţiile art. 254 alin. (5) NCPC, com pletarea probelor deja propuse ori chiar
p rob e noi, uneori îm potriva voinţei părţilor.
în literatura de specialitate, referitor la repartizarea sa rcin ii p ro b e i între reclam ant şi
pârât s-au făcut urm ătoarele precizări: reclam antul va face proba faptului generator al
raportului ju rid ic dintre el şi pârât; pârâtul va invoca şi va dovedi, după caz, fie faptele de
natură a pricinui ineficacitatea faptului generator d e raport ju rid ic, fie faptele ulterioare
care au m odificat raportul ju rid ic creat, fie faptele ulterioare care au stins raportul juri
dic dintre părţi.
în cazul în care din aceste fo rm u le nu reiese cui revine sarcina probei, ju d ecă to ru l ar
putea hotărî care dintre părţi să facă proba, ca de altfel şi atunci când pune din oficiu în
discuţia părţilor o îm prejurare de fapt; în anum ite cazuri, judecătorul ar m ai putea dis
pune ca reclam antul să facă o probă care, în m od norm al, a r reveni pârâtului sau invers,
în toate aceste situaţii, judecătorul va ţine cont de îm prejurarea că una dintre părţi poate
face proba unui anum it fap t m ai uşor şi m ai bine, d a r şi de necesitatea d e a nu se încălca
principiul statornicit de art. 249 NCPC.
în să , m ai m ult decât atât, reglem entarea analizată com portă unele nuanţe:
a) în prim ul rând, obligaţia de a p ro b a aparţine reclam antului, acesta fiind cel care
face o susţinere referitoare la existenţa unui drept sau interes dedus judecăţii. în cursul
procesului însă, în suita apărărilo r făcute de către p â râ t o ri ce i care intervin în proces,
aceştia pot face susţineri înain tea instanţei, pe care trebuie să le dovedească.
111A s e ved e a O h .L Z id o ru , T.C. B ric iu , O bservaţii privind u nele d ispoziţii d e drept tranzitoriu ţi d e punere în
apl i care s N CPC, h ttp ://w w w .j u n dice.ro/244313/observarti-privind-u nele-dispozitii-de-d re p t-lran zilo ri u-si-de-
punere-ln-apllcare-a-ncpc.htm l.
IJ: în ceea ce priveşte sorgintea sa şi m ai m ulte co nsid eren te referitoare la expresia la t in i a acestuia, a s e vedea
i D e le a n u , Tratat, voi, l, 2010, p, 841 şi urm .
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ
A rt. 249 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
560 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 249
m A se vedea V.M. C io b a n u , 6 . B o ro i, T .C B r id u t D rept procesual civil. C u rs selectiv. Teste g rilă , ed, a 5-a,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 2 4$ şi urm .
m M . Fo d o r, Sarcina probei tn litigiile d e m uncâ, în R.R.D. nr. 3/2004, p. 35,
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 561
A rt. 250 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
562 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 250
accident etc.) şi psihologice (cele care nu se exteriorizează decât prin rezultatele lor, pre
cum dolul, reaua-credinţă etc.);
c ) fa pte Ie pozitive şi fa ptel e n ega tive, acestea d in u rm ă p rin d ove d i rea fa ptel o r poz itive
contrare {de exem plu, m oştenitorii subsecvenţi în clasă trebuie să dovedească, pentru a
culege m oştenirea, că m oştenitorii din clasa superioară nu au acceptat-o; de asem enea,
într-o cerere în tăgăduirea paternităţii, se tinde a se dovedi un fapt negativ - că a fost
im posibilitate de coabitare sau de concepţie - prin dovedirea unor fapte pozitive etc.).
în să , faptele nedefinite, indiferent că ar fi pozitive sau negative, sunt aproape im posi
bil de dovedit, dar acestea nu interesează într-un proces civil, unde este totdeauna vorba
de fap te determ inate. De exem plu, este aproape im posibil d e probat că o persoană nu
a fost niciodată într-o anum ită localitate (fapt negativ nedefinit), în să se poate proba că
persoana respectivă nu a fost în acea localitate la o anum ită dată, la care se pretinde că
a săvârşit un accident de circulaţie, prin dovedirea faptului pozitiv că la data respectivă
se afla într-o altă localitate. De asem enea, este foarte greu de dovedit că s-a exercitat tot
tim pul posesia asupra unui bun (fapt pozitiv nedefinit), dar se poate proba că acel bun a
fost în posesia persoanei respective într-un anum it m om ent etc.;
d) faptele care form ează obiectul litigiului pe care ju d e că to ru l te cunoaşte personal
precum şi fa p tele necontestate. C ontrar prim ei im presii, acestea fac obiectul probei în
m ăsura în care hotărârea judecătorului are în vedere situaţia de fapt rezultată întotdeauna
din probe - do m ih i fa ctu m , dobo tibi ius. De altfel, în lipsa probelor care constituie
tem eiul raţionam entului ju d iciar asupra situaţiei de fapt, instanţa superioară ar fi în
im posibilitate de a m ai exercita controlul ju d icia r sub aspectul tem einiciei hotărârii.
Daca judecătorul cunoaşte îm prejurări de fapt şi depoziţia sa este necesară pentru
soluţionarea pricinii, el poate fi audiat ca martor, devenind însă, potrivit art. 4 0 alin. (2)
NCPC, incom patibil;
e) faptele notorii, fa p tele constatate (prezum tive, pe care legea în săşi le consideră
existente) şi chestiunile prealabile (faptele stabilite în m aterialitatea lor în instanţa
penală ori printr-o hotărâre civilă intrată sub autoritatea lucrului judecat) nu fac în prin
cipiu obiectul probaţiunii, însă trebuie dovedit faptul conex pe care se sp rijină (incontes-
tabilitatea faptului considerat notoriu şi cunoaşterea sa de un num ăr m are de persoane,
situaţia vecină şi conexă care susţine prezum ţia) sau trebuie depusă hotărârea judecăto
rească al cărei cuprins să ateste faptele invocate în procesul civil ulterior.
2. M ijlo acele de probă. în ceea ce priveşte m ijloacele de probă, legiuitorul enum eră
înscrisurile, m artorii, prezum ţiile, m ărturisirea uneia dintre părţi - făcută din proprie
iniţiativă sau obţinută la in te ro g a to riu -, expertiza, m ijloacele m ateriale de probă, cerce
tarea la faţa locului, dar şi orice alte m ijloace prevăzute de lege (care pot fi, în condiţiile
art. 341 NCPC, m ijloacele m ateriale de probă).
Daca prim a parte a enum erării nu reprezintă o noutate pentru dom eniul m ijloacelor
de probă, ultim a reprezintă o categorie nouă care lasă loc unui spectru nelim itat al m ij-
b a c e lo r de a probă, legiuitorul creând un cadru instituţional al acestora în dispoziţiile
art. 341 şi urm. NCPC.
Doctrina s-a preocupat şi de clasificarea m ijloacelo r probatorii, im portantă din punct
de vedere ştiinţific, astfel încât lucrările d e specialitate11' relevă clasificarea probelor în:
a) directe sa u indirecte, după criteriul legăturii lor cu faptele care trebuie probate;
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 563
A rt. 251-252 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
564 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a t a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 252
(3) D ispoziţiile norm ative cuprinse în docum ente clasificate pot fi dovedite şi
consultate num ai în condiţiile prevăzute de lege.
C O M E N T A R IU
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 565
A rt. 252 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
dreptului internaţional public, contrar prevederilor art. 11 alin. ( 1 ) şi (2) şi art. 20 alin. { 1 }
din Constituţie11'.
Nu în ultim ul rând, reprezintă „d rep t" şi au efect obligatoriu deciziile C u rţii Constitu
ţionale pronunţate în cazul controlului de constituţionalitate al legilor şi ordonanţelor în
vigoare. Potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţia Rom âniei şt art. 31 din Legea nr. 47/1992
privind organizarea şi funcţionarea C urţii Constituţionale, republicată, „decizia prin care
se constată neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o
lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare este definitivă şi obligatorie" d e la data publicării
sale în M onitorul O ficial al Rom âniei. în jurisprudenţa sa. Curtea Constituţională a sta
tu at că deciziile pronunţate în cadrul soluţionării unei excepţii d e neconstituţionalitate,
ch iar ridicate în litigii între particulari, nu au efect doar in te r portes, ci produc efecte în
mod continuu de la data publicării lor, erga om nes, în vederea asigurării suprem aţiei
Constituţiei1*1.
Su n t integrate ordinii de drept intern şi deciziile pronunţate de în a lta Curte d e Casa
ţie şi Justiţie în procedurile de asigurare a unei ju risp ru d e n ţe unitare, în condiţiile Titlului
I I I al noului Cod de procedură civilă. Deciziile pronunţare în recursurile în interesul legii în
condiţiile art. 514 NCPC, precum şi cele date în rezolvarea de principiu a unor problem e
de drept soluţionate neunitar în practica instanţelor în condiţiile art. 519 N CPC produc
efecte în m od continuu de la data publicării lor, erga om nes, în vederea asigurării inter
pretării şi aplicării unitare a legii, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4), respectiv art. 521
alin. (3) NCPC.
în condiţiile art. 252 alin. (1) NCPC, cele enum erate reprezintă dreptul în vigoare în
Rom ânia, dar cu condiţia ca toate aceste izvoare ale dreptului să fie p u b lica te in M oni
torul O ficia l al Rom âniei, potrivit art. 78 din Constituţie sau a altor dispoziţii speciale.
2. Textele nep u b licate în M o nito rul O ficial, co n ven ţiile , tratatele şi aco rd u rile inter
naţio nale a p lica b ile în Rom ânia, neintegrate în tr-u n te x t de lege, şi dreptul in tern aţio
nal cutum iar. Situaţia te xte lo rcare nu sunt publicate în M onitorul O ficial al Rom âniei sau
într-o altă m odalitate anum e prevăzută de lege, a convenţiilor, a tratatelor şi acordurilor
internaţionale aplicabile în Rom ânia, care nu sunt integrate într-un text de lege, precum
şi a dreptul internaţional cutum iar este una diferită, acestea trebuind probate de partea
interesata potrivit art. 252 alin. (2) NCPC
Pentru textele adoptate în plan intern, cu efect obligatoriu şi care nu sunt publicate în
M onitorul Oficial al Rom âniei sau într-o altă m odalitate anum e prevăzută d e lege, evocăm
dispoziţiile art. 78 şi pe cele ale art. 108 alin. (4) din Constituţie, care au sem nificaţia că
nepublicarea actului echivalează cu lipsa sa d e autoritate reglem entară. în aceste condi
ţii, chiar dovedirea existenţei sale de către partea interesată este lipsită de sem nificaţie.
însă întotdeauna trebuie avută în vedere prem isa textului constituţional, acesta apli-
cându-se num ai pentru legi ş i ordonanţe, iar nu pentru alte acte c u caracter norm ativ,
fie că sunt acte ale G uvernului (hotărâri, decizii, ordine sau instrucţiuni), a le autorităţilor
adm inistrative autonom e (ordine, instrucţiuni) sau acte em ise d e conducătorii organelor
adm inistraţiei publice centrale de specialitate.
în privinţa acestora devin incidente atât din perspectiva publicităţii, cât şi a autori
tăţii actului în plan norm ativ dispoziţiile art. 11 alin. (1), dar şi cele a le art. 83 din Legea
nr. 24/2000 privind tehnica legislativă.
566 V IX O W C Â D iN Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a t a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 253-254
C O M E N T A R IU
D reptul statului străin poate face obiectul probaţiunii ju d iciare în condiţiile art. 2562
NCC; m ai exact, o biectul p ro b a ţiu n ii este lim itat la existenţa norm ei străine invocate şi a
conţinutului acesteia.
în să dreptul străin nu poate fi invocat din oficiu de către instanţă, chiar dacă, după
invocarea sa, instanţa poate lua cunoştinţă din oficiu de dreptul unui stat străin în condi
ţiile legii civile. în egală m ăsură, instanţa poate statua obligaţia d e probaţiune a legii stră
in e -im p lic â n d anum ite costuri şi operaţiuni p ro c e d u ra le -în sarcina celui care o invocă.
Ream intim însă că, în condiţiile art. 2562 alin. (3) NCC, în cazul im posibilităţii de stabi
li re într-un term en rezonabil în interiorul procesului a conţinutul legii străine, se va aplica
legea rom ână incidenţă.
Dincolo de dom eniul probaţiunii legii străine, dorim să subliniem că odată dove
dită legea străină (existenţa norm ei străine şi conţinutul său), interpretarea trebuie să
răm ână atributul judecătorului învestit cu soluţionarea procesului.
115A se vedea $1 explicaţiile din i D e le o n u , Tratat, voi. f. 2010. p. 822, note d e subsol.
C O M E N T A R IU
568 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa t a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 254
N CPC), adică reclam antului care îşi su sţine cauza, pârâtului care se apără îm potriva aces
tu ia or! intervenienţilor, în funcţie de natura fiecăreia dintre ele, astfel că ei sunt datori
să arate instanţei şi lor înşişi care este sum a arm elor cu care poartă disputa litigioasă. De
asem enea, ea reprezintă şi com ponenta obligaţională corespunzătoare sarcinii probei,
respectiv de a proba susţinerile făcute în faţa unei instanţe.
Deplasarea obligaţiei d e propunere a probelor corespunde succesiunii actelor pe
care părţile sunt obligate să le facă în proces:
- reclam antul va propune probele pe care se sprijină fiecare capăt de cerere prin
cererea de chem are în judecată, în condiţiile art. 194 l i t e) NCPC;
- pârâtul va propune probele prin întâm pinare, în condiţiile art. 205 lit. d) N CPC, cu
respectarea aceloraşi exigenţe d e conţinut ca şi în cazul cererii de chem are în judecată.
N epropunerea probelor în acest m om ent al procesului atrage pentru parte decăde
rea d in d rep tu l de a pro p u n e probe, d acâ legea n u dispune altfel.
Adesea în practică natura decăderii părţii din dreptul de a propune probe a fluctuat
între a fi considerată im perativă, adică posibil a fi constatată ch iar şi d in oficiu de către
instanţă, sau ca fiind subordonată unei reglem entări care răspunde num ai interesului
părţilor, fiind deci lăsată la iniţiativa acestora.
S-a considerat într-o prim ă opinie că invocarea decăderii din oficiu este nu d o a r ino
portună, dar şi incorectă d e vrem e ce:
-ju d e c ă to ru lu i îi este trasată obligaţia de a stărui în aflarea adevărului, inclusiv prin
obligaţia sa d e a ordona din oficiu probe necesare acestui deziderat [dispoziţie m enţi
nută şi în actuala reglem entare, însă d o ar ca posibilitate - art. 254 alin. (5) NCPC];
- reclam antului îi este recunoscut dreptul de a renunţa la invocarea decăderii pârâ
tu lu i din dreptul de a depune tardiv o întâm pinare;
- desfăşurarea procesului civil trebuie să fie m enţinută în param etrii disponibilităţii
sale, concordant cu echitatea sa m anifestată inclusiv prin egalitatea de arm e (probe) asi
gurată părţilor.
Totuşi, credem că această abordare nu a corespuns niciodată sensului legii.
Noua reglem entare a instituţiei oferă argum ente suplim entare spre a considera că
această obligaţie procesuală răspunde unui deziderat m ai am plu, respectiv al celerităţii,
previzibilităţii, eg alităţii şi nu în ultim ul rând ch iar garanţiei de p roces echitabil, toate pri
vite ca principii generale inderogabiie311. Astfel:
- dincolo de faptul că renunţarea reclam antului la dreptul d e a invoca decăderea
pârâtului din dreptul de a depune o întâm pinare tardivă nu a echivalat niciodată cu m en
ţinerea dreptului acestuia de a invoca apărări în m od nelim itat, decăderea părţilor din
dreptul de a propune probe în ca 2ul neform ulării lor în condiţiile stabilite nu le suprim ă
dreptul la apărare, în acest sens fiind prevederile art. 263 NCPC;
- un alt argum ent în sensul că decăderea operează în regim de ordine publică, iar nu
privată, este aceea că tăcerea părţilor în această privinţă nu are sem nificaţie procesuală
şi nu poate fi considerată achiesare. Astfel, num ai acordul expres de voinţă al părţilor
poate evita decăderea în condiţiile art. 254 alin. (2) pct. 5 NCPC, iar eventualul acord nu
dă dispoziţiei caracter relativ, ci este o m odalitate de m anifestare a principiului disponi
bilităţii procesului recunoscută num ai părţilor;
- dacă intervenţia decăderii în regim de ordine publică era în tre cu t atenuată m ult de
explicaţia ca poate fi dedusa prin interpretări ale unor texte succesive şi asociate pasi
vităţii pârâtului, ceea ce a r fi creat acestuia un tratam ent diferenţiat prin com paraţie
cu lipsa oricărei decăderi aplicate sim ilar reclam antului, actuala reglem entare suprim ă
această diferenţiere. Astfel, decăderea intervine în ceea ce priveşte dreptul de a propune
probe atât în privinţa pârâtului, dacă probele nu sunt propuse prin întâm pinare, cât şi
în ce îl priveşte pe reclam ant, dacă propunerea probelor nu este făcută prin cererea de
chem are în judecată;
- vechea reglem entare a fo st criticată şi cu argum entul că era destul de Im precisă,
sancţionând cu decăderea doar partea care nu a depus întâm pinare, dar putea fi form al
evitată dacă întâm pinarea era totuşi depusă, ch iar inform ă, adică dacă nu conţinea nicio
referire cu privire la probe. Chiar daca concluzia era justificata d e o interpretare fâră
rigoare Juridică, actuala reglem entare nu o m ai perm ite oricum , atâta vrem e cât arată că
probele se propun prin întâm pinare, act obligatoriu ca regulă, şi prin cererea de chem are
în judecată, punctând cu precizie m odul şi m om entul în care probele po t fi solicitate,
dacă legea nu prevede derogări;
- în fine. actualele dispoziţii procesuale nu m ai perm it nici abordarea diferenţială a
statutului părţii asistate com parativ cu cea neasistată de avocat, căreia i se recunoştea
avantajul de a putea întârzia propunerea probelor fără sancţiunea decăderii.
Aşadar, chiar şi în prezenţa anu m ito r rem edii legate de recunoaşterea unui drept nou
al părţii d e a propune probe [dovezi cerute în condiţiile alin. (2) al art. 254, convenţiile
pe care părţile le pot face asupra probelor], decăderea părţii statuată prin alin. ( 1 ) poate
fi invocată de o rice parte, d e procuror ori de instanţă din oficiu.
în principiu, ar trebui să adm item şi că decăderea din dreptul de a propune probe ar
putea fi invocată în o rice stare a pricinii, ch iar direct în căile de atac. A ce st regim al decă
derii corespunde deplin procedurii de invocare a nulităţii prin efectul decăderii, stabilită
în a r t 185 alin. (1) teza finală, art. 177 alin. (2) şi art. 178 alin. (1) NCPC.
Putem anticipa însă posibilitatea ca partea în drept să solicite instanţei constatarea
decăderii părţii adverse din dreptul de a solicita proba altfel decât în condiţiile art. 254,
şi anum e a nulităţii actului de adm inistrare a probei potrivit art. 185 alin. (1) teza finală,
dacă apreciază că proba astfel adm inistrată o dezavantajează în m od concret.
Trebuie recunoscut că în acest caz partea are toate pârghiile legale pentru a invoca
decăderea care atrage nulitatea actului procesual făcu t cu depăşirea term enului, dar
că m odalitatea de acţiune a părţii a r putea vădi un a b u z de d rep t p rocesu a l din partea
autorului. Constatarea şi sancţionarea acestui abuz este o m isiune sensibilă a instanţei
deoarece va trebui să cântărească în ce m ăsură rezultatul probei - rezultat estim at de
parte - a determ inat invocarea nulităţii actului d e încuviinţare şi adm inistrare a probei,
apreciere care nu trebuie să reprezinte însă o evaluare decîzională din partea instanţei
asupra cauzei, respectiv o antepronunţare.
Tn fine, credem că sancţiunea decăderii justificată d e art. 254 alin. (1) NCPC se im pune
şi atunci când determ inarea probelor propuse în cererea de chem are în judecată sau în
întâm pinare se face într-o m odalitate lipsită de orice determ inare. O solicitare a probelor
d e genul „în dovedirea cererii solicităm probe" ori o determ inare generică a probelor de
genul „acte, m artori, interogatoriu şi o rice ale probe a căror necesitate va reieşi din dez
bateri" echivalează cu lipsa propunerii d e probe în condiţiile legii, de natură sâ implice
sancţiunea decăderii.
570 V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 254
Este evident că, faţă de expresia form ală a actului prin care partea solicită probe -
cerere d e chem are în judecată şi întâm pinare, acte prevăzute d e lege în form ă scrisă - ,
acestea se s o lic iţ i în scris.
Există însă situaţii când propunerea probelor se face oral. Cu titlu de exem plu amin*
tim că, prin art. 204 NCPC, reclam atul poate propune noi dove2i ia prim ul term en de
judecată la care este legal citat, propunerea sa putând fi făcută şi oral; de asem enea, în
condiţiile art. 248 alin. (4) NCPC, părţile pot solicita probe în dovedirea sau pentru a se
apăra faţă de excepţiile invocate cu prilejul punerii lor în discuţie, o parte îşi poate însuşi
o probă la care o alta a renunţat, ceea ce poate fi asim ilat unei propuneri orale a probei
fată de circum stanţele concrete în care aceasta se produce etc.
2. Posibilitatea de a p rop une pro b e peste term en . D reptu l la proba contrară. Dacă,
în condiţiile alin. (1) al art. 254, partea a fost decăzută din dreptul de a propune probe
ori dacă o probă din m ai m ulte nu a fo st cerută în aceste condiţii, partea aflată în această
situaţie va putea cere proba num ai dacă:
a) necesitatea p ro b e i rezultă din m odificarea cererii. Reconfigurarea procesului prin
m odificarea cererii presupune noi susţineri făcute în cursul procesului, m otiv pentru
care este şi firesc a se recunoaşte părţii dreptul de a proba această susţinere concom i
tent afirm ării ei;
b) nevoia adm inistrării p robei re ie se din cercetarea ju d ecă to rea scă ţ i partea n u o
p u teo prevedea. în dinam ica procesului şi derularea dialogului în tre părţi pot interveni
susţineri noi, provocate de acest dialog, a căro r probaţiune poate apărea ca necesară,
însă dacă susţinerile nu su n t rezultatul acestei dinam ici, ci au fo st d o a r om ise sub aspec
tu l probaţiunii, suplim entarea probelor pe acest tem ei nu se justifică;
c) p a rtea învederează instanţei că, din m otive tem einic justificate, n u o p u tu t propune
în term en probele cerute. Având în vedere că legiuitorul stabileşte m odul şi m om entul
până la care probele pot fi cerute şi asociază sancţiunea decăderii unei culpe a părţii
pentru pasivitate, acest caz poate fi asem ănat cu o repunere su i generis în dreptul de a
propune probe. îm piedicarea nu poate avea, în principiu, doar un m otiv subiectiv, însă
instanţa va putea estim a de la caz la caz şi circum stanţele personale a le celui care pro
pune proba în aceste condiţii;
d) adm inistrarea p ro b e i n u duce la am ânarea ju d ecă ţii. Trebuie înţeles că proba este
nu d o ar solicitată, ci este posibilă şi adm inistrarea sa la acelaşi term en în cazul în care va
fi încuviinţată;
e) există a co rd u l expres a l tuturor părţilor. Suntem practic în situaţia unei conven-
ţii intervenite în cursul procesului. Credem totuşi că această convenţie nu aduce nicio
atingere procesului de încuviinţare a probelor, instanţa urm ând să evalueze dacă proba
sau probele propuse în aceste condiţii sunt adm isibile sau apte să ducă ia soluţionarea
procesului.
învederăm faptul că instituţia reglem entată prin alin. (2) al art. 254 nu reprezintă o
înlăturare a san cţiun ii decăderii stabilite la alin. (1), ci reglem entează un drept proce
dural nou, corespondent unei suplim entări a probelor propuse sau pe care partea ar fi
putut să le propună în condiţiile alin. ( 1 ).
Desigur că egalitatea părţilor în procesul civil im pune recunoaşterea dreptului io
contro-probă a l celeilalte părţi, d a r n u m a ic u p r iv ir e la acelaşi aspect, adică cu privire la
acelaşi fapt juridic.
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 5 7 1
A rt. 254 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s â
N ici acest drept nu este însă absolut. Suplim entarea probei în co n d iţiile alin. (3)
al art. 254 nu se justifică, de exem plu, daca nu sunt întrunite cerinţele art. 255 alin. (1)
NCPC ori d o ar din considerente cantitative (num ăr egâl d e probe pentru părţile litigiului).
M ai m ult, alin. (3) lim itează adm isibilitatea contraprobei în funcţie d e obiect, astfel
încât aceasta nu va putea fi acceptată dacă ea nu răspunde condiţiei de a avea acelaşi
o b iect ca proba pe care instanţa a adm is-o adversarului.
3. Regu li de ad m in istrare a p rob elor în cu viin ţa te peste te rm e n . Dacă alin. (l)-(3 )
a le art. 254 reglem entau reguli de propunere a probelor d e către părţi, alin. (4) are ca
dom eniu reguli privind adm inistrarea probelor încuviinţate ?n condiţiile alin. (2) şi (3J,
adică acele p rob e ju stifica te de situaţii excepţionale.
întrucât adm inistrarea probelor astfel încuviinţate produce o dilatare a procesului,
legiuitorul m anifestă o grija sporită pentru ca acest prilej să nu devină un caz de depăşire
în mod nejustificat a duratei estim ate a procesului; de aceea, acordând părţilor această
clem enţă, legea le im pune şi unele obligaţii mai severe pentru a nu constitui un m ijloc
d e tergiversa re a ju decăţii ori pentru a nu am âna în m od excesiv finalizarea procesului.
Subliniem aşadar că aceste obligaţii şi sancţiuni se im pun num ai atunci când instanţa
a încuviinţat părţilor probe în condiţiile alin. (2) şi (3) din art. 254 NCPC, probe a căror
adm inistrare im pune am ânarea judecăţii. Aceste reguli n u s e a p lică în cazul probelor
propuse şi încuviinţate în condiţiile alin. ( 1 ), pentru care regulile de adm inistrare şi mai
a le s sancţiunile incidente sunt reglem entate în alte dispoziţii.
Atât conţinutul o bligaţiilor care ţin de adm inistrarea acesto r probe, cât şi sancţiunea
incidenţă nu com portă neclarităţi, iar term enul de 5 zile este un term en de procedură,
stabilit pe zile, legal şi perem ptoriu.
Totuşi, o chestiune care ţin e d e propunerea probelor în condiţiile art. 254 alin. {2)
N CPC o regăsim reglem entată în art. 260 alin. (6) şi (7) N CPC şi priveşte num ai proba cu
m artori. Astfel, dacă proba cu m artori a fo st încuviinţată în condiţiile alin. (2) al art. 254,
atunci, su b sancţiunea decăderii d in d rep tu l de a pro p u n e p ro b a contrară, aceasta tre
buie cerută în aceeaşi şedinţă, dacă am bele părţi sunt de faţă, sau, dacă partea a lipsit Ea
încuviinţarea dovezii, la prim ul term en când se înfăţişează.
4. O rdo n area p ro b e lo r din oficiu . Atunci când probele propuse de părţi su n t neîn
destulătoare pentru lăm urirea procesului (în fapt, pentru lăm urirea tuturor fap telo r ju ri
dice care corespund su sţinerilo r părţilor şi care au greutate în soluţionarea procesului),
judecătorul va putea dispune com pletarea probelor. D e asem enea, instanţa va putea să
pună în discuţia părţilor necesitatea adm inistrării altor probe în afara celo r propuse şi
încuviinţate părţilor, chiar îm potriva voinţei acestora.
în fapt, dispoziţia corespunde ordonării probelor din oficiu. Este im propriu a spune
că instanţa propune probe, ea dispunând direct încuviinţarea lo r în toate cazurile dupd
punereo lo r în discuţia p ă rţilo r ş i ascultarea poziţiei acestora, cu atât mai m ult cu cât în
sarcina lor v o r cădea cheltuielile şi o rice alte obligaţii legate de adm inistrarea lor.
Desigur, dispunerea probelor din oficiu nu trebuie să reprezinte un dezechilibru pro
cesual şi să creeze o situaţie de avantaj uneia dintre părţi sau să fie o intervenţie com
pensatorie pentru pasivitatea părţii înseşi de a-şi propune probele în propria sa apărare.
Instanţa va dispune din oficiu asupra necesităţii adm inistrării unei probe atunci când
dovezile adm inistrate nu su n t suficiente p en tru fo rm a re a convin gerii sa le . Tocm ai de
aceea, spre deosebire de părţi care pot propune probele în anum ite condiţii procedurale
5 72 V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 255
(acte, term ene), instanţa va putea să dispună adm inistrarea dîn oficiu a unei probe ori
când şi num ai cu privire la situaţii de fapt afirm ate tn cursul procesului.
în aceleaşi condiţii, potrivit art. 257 alin. (2) NCPC, instanţa va putea ordona din oficiu
adm inistrarea unei probe solicitate, însă la care partea a renunţat.
Dispoziţia instanţei cu privire la com pletarea probelor sau adm inistrarea unor probe
noi din oficiu nu dispensează părţile de îndeplinirea obligaţiilor de adm inistrare a pro*
belor astfel dispuse, în m ăsura stabilită de instanţă. Atât sarcina, cât şi proporţia acestor
obligaţii este lăsată la aprecierea instanţei. Va suporta obligaţiile pentru adm inistrarea
probei partea care a făcut susţinerea a cărei probaţiune se Im pune1’1.
în să neîndeplinirea obligaţiilor stabilite d e instanţă pentru adm inistrarea probelor
ordonate din oficiu nu poate atrage decăderea părţii din dreptul de a-i fi adm inistrată
proba, pentru că nu putem vorbi în acest caz despre un drept al părţii, ci doar despre un
set de obligaţii stabilite de către instanţă în scopul adm inistrării din oficiu, astfel că sanc
ţiunea neîndeplinirii acestora atrage alte consecinţe în plan p ro c e s u a H
O m isiunea instanţei de a dispune din oficiu com pletarea probelor ori adm inistrare
unor probe noi nu poate fi san cţio n a t! în căile de atac.
Mai m ult, în doctrină s-a exprim at opinia că proba neadm inistrată nu a r putea fi
solicitată de parte nici în calea de atac, deoarece s-a r recunoaşte părţii un drept de a
influenţa durata procesului sau posibilitatea aflării adevărului. în opinia noastră, aceasta
este o sancţiune nejustificată, cu atât m ai m ult cu cât în căile de atac părţile po t cere
p rob e noi, fără nicio distincţie, ai ta decât im pusă de lim itările legale exprese.
C O M E N T A R IU
m P e n tru op in ia câ în to ate c s 2 u rile o b ligaţiile d e a d m in istra re a p ro b e lo r tre b u ie d istrib u ite egalitar, fără
excepţia, a se v e d e a /. D ele o n u , Tratat, voi. 1,2 0 1 0 , p. S 4 6 nota d e subsol.
121 P e n tru op in ia co n trară, a se v e d e a l D e le a n u , Tratat, voi. I, 2 0 1 0 , p. 4 4 6 , n ota d e subsol.
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 573
A rt. 255 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
aceasta este un co ro lar firesc şi necesar al învestirii sale cu soluţionarea cauzei pe care
este ţinută sâ o finalizeze printr-o hotărâre legală şi tem einică şi că, dincolo de raţiunile
care im pun şi justifică o atare prerogativă, consacrarea ei nu relevă în să niciun fin e de
neconstituţionalitatem}.
Tn cadrul deliberării asupra încuviinţării probelor propuse, instanţa va analiza:
a) adm isibilitatea probelor. O rice m ijloc de probă, pentru a fi adm isibil, treb uie să
îndeplinească urm ătoarele condiţii generale:
- proba să fie legalâ, deci să nu fie oprită d e legea m aterială sau procesuală. Spre
exem plu: în cazul înscrisurilor autentice, constatările personale ale organului instrum en-
tato r nu pot fi contestate decât prin înscrierea în fals - art. 270 alin. (1) NCPC; în cazul
prezum ţiilor legale absolute irefragabile este inadm isibilă proba pentru com baterea
acestora, iar celelalte prezum ţii legale absolute pot fi răsturnate num ai prin m ărturisire
ju diciară făcută de cel în favoarea căruia operează prezum ţia; potrivit art. 51 alin. (3)
NCPC, m otivele de recuzare nu pot fi dovedite prin interogatoriu etc.;
- proba să fie verosim ilâ, adică să nu contravină legilor naturii, să nu tindă la dovedi
rea unor fapte im posibile, ci a unor fap te reale, dem ne d e a fi crezute;
b) aptitudinea p ro b e lo r d e a duce la soluţionarea procesului. Pentru aprecierea apti
tudinii probei de a duce la soluţionarea procesului trebuie verificat dacă:
- proba este pertinentă, adică dacă are legătură cu obiectul procesului;
- proba este concludentă, adică dacă poartă asupra unor îm prejurări care sunt de
natură să ducă la rezolvarea cauzei respective.
O rice probă concludentă este şl pertinentă, d a r este posibil ca o probă pertinentă să
nu fie totuşi concludentă'21.
Pe lângă aceste condiţii generale de adm isibilitate, pentru unele m ijloace de probă
există şi condiţii speciale, care însă vo r fi evidenţiate cu prilejul analizării fiecărui m ijloc
de probă în parte.
Este totuşi posibil ca probele să fie încuviinţate, în circum stanţe excepţionale, când
necesitatea adm inistrării lor se im pune cu urgenţă dacă exista pericolul ca ele să se
piardă prin Întâr2iere. Este ipoteza reglem entată generic de art. 258 alin. (1) NCPC.
2. Faptele d e n o torietate p u b lică, uzanţele şi reglem entările locale. A lineatele (2) şi
(3) ale art. 249 se referă mai puţin la reguli d e adm isibilitate a probelor şi ţin m ai m ult de
o anum ită atestare ju diciară a sarcinii probei care, întotdeauna în privinţa faptelor, apar
ţine autorului afirm aţiei faptului.
2.1. Astfel, în privinţa fa p te lo r d e n o to rie ta te p u b lic a s a u n e co n testa te, în funcţie de
circum stanţele cauzei judecătorul poate dispensa partea d e obligaţia de a proba.
Pentru a putea considera un fapt ca fiind de notorietate publică [notoria non egent
probatione, sens în care, în interpretarea C odului civil de la 1864, se consideră că faptele
notorii nu trebuie probate), este necesar ca acesta: să fie cunoscut de un num ăr m are de
persoane {nu neapărat de toate persoanele) dintr-o anum ita arie geografică (ţară, zonă);
sa fie necontestat; să prezinte claritate.
1.1 în eeea ce priveşte p revederile art. 2 1 alin. (3) din Legea fundam entală, în aceleaşi decizii C urtea a consta
tat ş i că dispo ziţiile art. 167 alin. (1) C P C 1865, d ep arte d e a ad u ce atingere d reptului la un p roces echitabil,
tn realitate îi d au expresie, constituind o m odalitate eficientă d e prevenire şi lim itare a ab u zu lu i d e d re p t în
m aterie: C C . , D ec. nr. 590/2005; D ec. nr. 840/2006; D ec. nr. 863/2006; Dec. nr. 4 9 3 /20 08 ; D ec. nr. 981/2009;
Dec. nr. 1451/2009.
1.1 Pentru m ai m ulte detalii, a se ved e a şl V .M . C io b a n u , G . B o ro i, T.C. B ric iu , o p . cit,, 2011, p . 2 49 si urm .
574 V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 255
Atunci când partea afirm ă un fapt ca fiind d e notorietate p u b lic i, circum stanţele cau
zei pot determ ina instanţa fie să considere necesară probarea faptului afirm at, întoc
m ai ca a oricărei susţineri făcute în cursul procesului, fie să dovedească doar aspectele
conexe arătate m ai su s (adică d o ar să dem onstreze notorietatea).
în privinţa fap telo r necontestate însă, credem că este im portant să subliniem că
incontestabilitatea trebuie să provină de la părţi ?ntr-o m anieră neechivocă. Tăcerea
pârâtului cu privire la situaţia afirm ată de reclam ant, m anifestată prin nedepunerea
întâm pinării ori lipsa părţii la proces sau o rice atitudine care constă în pasivitate proce
suală, nu sem nifică necontestarea faptului afirm at. N econtestarea faptului afirm at poate
fi reţinută dacă, sub anum ite aspecte, susţinerile părţilor sunt deplin concordante.
De asem enea, necontestabilitatea faptului nu trebuie să îl privească pe judecător (nu
sunt necontestabiie, deci susceptibile d e neprobaţi u ne, faptele cunoscute de judecător
personal), ci asum area faptului trebuie să provină exclusiv d e la părţi.
Stabilirea gradului în care, cu privire la faptele necontestate sau d e notorietate
publică, este atenuată sarcina probei este lăsată la latitudinea instanţei; aceasta va tre
bui să cântărească nu d o ar gradul d e convingere personafă în raport cu faptele nedove
dite, ci şi aptitudinea ju decăţii d e a corespunde exigenţelor necesare garantării a unui
proces corect, d a r şi oferirea pârghiilor necesare pentru asigurarea unui control efectiv
al hotărârii în căile de atac.
2.2. în privinţa u za n ţe lo r \nsă [ream intim că uzanţe sem nifică, potrivit art. 1 alin. (6)
NCC, obiceiul (cutum a) şi uzurile profesionale], a re g u lilo r d eon tolo g ice ş i p ra cticilo r sta-
to rn icite în tre p â rţi, acestea trebuie probate, în condiţiile legii, de către cel care le invocă.
Atât uzanţele, cât şi regulile deontologice sau practicile statornicite în tre părţi sunt
justificate d e situaţii care au o anum ite repetabilitate (m ultiplicare a com portam ente'
lor/atitudinilor identice), o anum ită durata ş i continuitate (com portam entele se repetă
în acelaşi sens pe o perioadă), claritate ş i consens (com portam entele nu sunt echivoce
şi există o acreditate largă a precedentului în situaţia respectivă). De aceea, atunci când
se afirm ă o uzanţă, regulă deontologică ori se evoca o practică statornicită între părţi,
cel care invocă faptul bazat pe acestea trebuie să dem onstreze toate aceste elem ente
conexe.
în privinţa uzanţelor, dispoziţiile alin. (3) nu su n t deplin arm onizate cu cele ale art. 1
alin. (6) teza finală NCC, care arată câ uzanţele publicate în culegeri elaborate d e către
entităţile sau organism ele autorizate în dom eniu se prezum ă că există, până la proba
contrară, norm ă care are o puternică com ponentă procesuală, astfel în cât va fi aplicată
ca regulă specială derogatorie.
De asem enea, dacă regulile deontologice sau bunele practici sunt codificate de către
instituţiile sau autorităţile com petente ori tutelare, credem câ proba lor va fi făcută în
condiţiile prezentării codului sau m anualului care conţine regulile respective.
2.3. R e g u la m e n tele ş l re g le m e n tă rile fo ca le trebuie dovedite de către cei care le
invocă num ai la cererea instanţei, apreciere care trebuie însă subsum ată tuturor consi
derentelor deja exprim ate.
în vederea a p lic irii dispoziţiilor alin. (3) al art. 25S, la cererea instanţei, autorităţile
com petente su n t obligate să îi com unice, în term enul stabilit, toate inform aţiile, înscri
surile ori reglem entările solicitate.
Dispoziţia alin. (4) al art. 255 reglem entează o problem ă care ţin e d e adm inistrarea
p ro b e lo r pentru ipoteza alin. (3), iar nu de adm isibilitatea acestora, aşa cum sugerează
denum irea m arginală a textului.
V t * O M C A D Ă N Â t iĂ 575
A rt. 256 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1)1 A s e ved ea, d e exem plu, I. D e fc a n u , Tratat d e procedură civilă, voi. I. ed. a 2-a, Ed. C .H , Beck, Bucureşti, 2007.
p. 8 55 si urm . $i V .M . C io b a n u , G . B o ro i, T.C. B r ic iu , o p. cit., 2011, p. 2 47 $i urm .
1,1 fie vine în s i instanţei rolul d e a estim a în cad ru l convenţiei in tervenite asupra p ro b e lc rîn procesul civil dacă,
d upă natura efectului pe care aceasta îl produce, ea afectează un d re p t e se n ţial al pârţii (are co nsecin ţe im por
tan te asupra procesului sau d reptului adus în judecată), astfel în cât, fată d e dispoziţiile art. 81 alin. ( 1 ) NCPC,
să fie im pusă necesitatea unui m andat special, atunci când convenţia este în ch eiată d e reprezentanţii părţilor.
A se ved e a $11. D e le o n u , Tratat, voi. 1,2010, p. 278-279.
576 V IX O W C Â D iN Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 257
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 5 77
A rt. 259 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
A c e a sti dispoziţie procedurală ce se regăsea în art. 168 alin. (3) C P C 1865 este
reluată în noua reglem entare şi reprezintă o form ulă de reconfirm ate a principiului
disponibilităţii procesului civil.
Partea poate renunţa la probele propuse sau/şi încuviinţate, d$r n u şi ia cele adm inis
trate deja, pentru că probele adm inistrate aparţin cauzei şi nu mai pot fi retrase.
Renunţarea Io o proba p ro p u să reprezintă un act procesual de dispoziţie (întrucât
reprezintă abandonarea unui drept procesual). în să , ch iar dacă art. 81 alin. (1) N CPC se
referă la orice acte de dispoziţie în cadrul procesului, considerăm că reprezentantul od
litem nu trebuie să prezinte, pentru această renunţare, un m andat special. Aceasta în tru
cât intră în com ponenţa m andatului procesual o rice act inerent procesului care nu are o
influenţă radicală asupra existenţei sau lim itelor acestuia ori asupra dreptului subiectiv
valorificat în proces.
Oe altfel, asistenţa juridică im plică acte m ateriale ori ju rid ice de apărare a interese
lor celui reprezentat (ia r cel puţin pentru avocaţi reprezintă com ponentă profesională,
deci determ inantă a calităţii activităţii lor111), de aceea ar fi o lim ita re a dreptului părţii la
reprezentarea pretinde pentru un act procesual cum este cel legat de propunerea, adm i
nistrarea ori renunţarea la probe exigenţa unui m andat special.
în fine, renunţarea la o probă propusă este un o ct de dispoziţie necondiţionat şi, în
principiu, nereversibil.
După exprim area intenţiei de renunţare, care este întotdeauna expresă, fie partea
adversă îş i p o a te în su şi proba, fie instanţa poate dispune adm inistrarea so din oficiu în
condiţiile alin. (S) al art. 254 NCPC.
Dacă proba la care partea a renunţat nu a fo st pusă în discuţie şi încuviinţată, în su şi
rea probei de către adversar nu suprim ă evaluarea asupra adm isibilităţii probei în con
diţiile art. 255 N CPC D e asem enea, partea care şi-a însuşit proba devine prin însu şire nu
d o a r titulara dreptului de a-i fi adm inistrată proba, dar va fi şi ţinută de toate obligaţiile
d e adm inistrare a acesteia.
C O M E N T A R IU
1. în ch e ie re a d e a d m ite re sau d e respingere a p ro b e lo r propuse. în ain te d e a fi
încuviinţate, probele propuse în aceste condiţii trebuie p u se d e că tre instanţă în discuţia
contradictorie a părţilor. Aceste discuţii presupun o identificare a fap telo r care trebuie
probate şi a m ijloacelor de proba.
1)1 M ai m u lt d ecât atât, conform art. 1 26 alin. (3) din Statutul profesiei d e avocat d in 2011, p en tru activităţile
d e reprezentare şi asistare prevâ 2ute îrr contractul d e asistenţă avocaţială, acesta (con tractu l) reprezintă un
m an d at sp ecial în puterea câruia avocatul poate în ch eia acte d e co nservare, adm inistrare ori d ispo ziţie în
n u m ele clientului său.
578 V S / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 258
111Este d e principiu câ in stanţa are ob ligaţia d e a s e pronunţa asupra tu tu ro r cereri lor form ulate d e pârţi şi de
a m otiva p en tru ce le adm ite sau le respinge în total sau în parte; aşa fiind, respingerea nem otivată, d e pildă,
a cererii pentru efectuarea unei e x p e r t e fa ce ca hotărârea pronunţată să fie netem einică şl nelegală, deoa
rece nu se poate verifica raţiunea pentru care prob ele solicitate nu au fost ad m ise - Trib. Suprem , $, civ.. dec.
nr. 116/1983, în Repertoriu IV, p. 253, nr. 64.
V e * O M C A D Ă N Â t iĂ 579
A rt. 259 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
2. Lim itarea m arto rilo r pro puşi. Dispoziţia legală analizată prevede în ultim ul alineat
că, odată cu încuviinţarea probelor, instanţa va putea lim ita num ărul m artorilor propuşi.
Deşi la prim a vedere se pare că această cenzură cantitativă vizează num ai proba cu
m artori, celelalte m ijloace de probă fiind intangibile din acest punct de vedere, în fapt
constatăm că cenzura şi controlul atât cantitativ, cât şi calitativ al instanţei su n t continue,
d a r posibile şi vizibile în etapa adm inistrării probei (astfel, cu prilejul adm inistrării probei
nu vo r fi avute în vedere în scrisu rile care au excedat obiectului probei sau care nu au fost
determ inate de parte cu ocazia discuţiilor purtate cu prilejul încuviinţării; vo r fi respinse
din interogatoriu întrebările neconcludente sau care depăşesc sfera obiectului acestei
probe etc.). în schim b, num ărul m artorilor propuşi poate fi estim at încă din m om entul
încuviinţării probei testim oniale, astfel încât funcţia probei în proces să fie asigurată.
Lim itarea num ărului m artorilor propuşi reprezintă o chestiun e d e încuviinţare a p ro
b e i şi nu se suprapune dom eniului art. 259 N CPC, atunci când instanţa a audiat o parte a
m artorilor şi apreciază ca audierea celorlalţi nu se m ai im pune revenind asupra probei,
şi nici situaţiei în care proba cu m artori este respinsă pentru neîndeplinirea criteriilor de
adm isibilitate prevăzute la art. 255 NCPC.
3. A sigu ra re a dovezilor. Potrivit afin. {1} al art. 258, evaluările asupra adm isibilităţii
probei nu vo r fi făcute dacă există pericolul ca ele să se piardă prin întârziere. în acest
caz, instanţa va da curs asigurării dovezii, procedură în cadrul căreia, potrivit interpretă
rii p e r a controrio a dispoziţiilor art. 363 alin. (1) NCPC, nu analizează adm isibilitatea sau
concludenta p robei astfel adm inistrate.
Ni se pare totuşi că atât legalitatea, cât şi verosim ilitatea probei ar putea fi analizate
d e instanţă ch iar şi în procedura asigurării dovezilor, cu atât m ai m ult în cazul în care pro
cesul ju d iciar a începu t deja, astfel că instanţa ar putea evalua aceste condiţii în funcţie
d e elem entele determ inate ale litigiului.
înto tdeauna, partea care cere adm inistrarea pro b eiîn circum stanţele excepţionale ale
asigurării dovezilor va trebui să dovedească interesul unei asem enea pretenţii. Aceasta
presupune anum ite circum stanţe evaluatorii care ar putea perm ite instanţei, cel puţin
în unele cazuri, să aprecieze atât asupra adm isibilităţii, cât şi asupra pertinen ţei p robei,
lăsând instanţei care va soluţiona ulterior procesul doar estim area asupra conciudenţei
sale.
A nu ţine cont de aceste aspecte poate însem na uneori adm inistrarea unor probe care
nu răspund niciuneia dintre exigenţele necesare pentru soluţionarea unui caz, cu atât mai
m ult cu cât chiar art. 360 alin. (2) NCPC, integrat asigurării dovezilor, im pune arătarea fap
telor şi a probelor care dem onstrează aceste fapte, a căror legătură cu un obiect litigios
trebuie realizată.
C O M E N T A R IU
580 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 260
în m ăsura în care, potrivit art. 260 alin. (1) NCPC, adm inistrarea probelor se va face
în ordinea stabilită de instanţă, este posibil ca faptele relevate prin adm inistrarea unor
probe să se suprapună te 2ei probatorii a altor probe a căro r adm inistrare era succe
sivă. Astfel apare inutilitatea adm inistrării unei probe care, în procesul de probaţiune, ar
deveni redundantă. Situaţia m ai poate fi prezum ată şi d e intervenţia unei convenţii pro
cesuale asupra probelor prin care, după încuviinţare, părţile convin asupra m odificării
obiectului probei, a fap telor care trebuie dovedite, astfel că adm inistrarea unora dintre
probele preîncuviinţate nu m al apare ca fiind necesară.
în să această m ăsură nu se va confunda niciodată cu o interpretare anticipată a pro
belor adm inistrate. Posibilitatea revenirii asupra probelor încuviinţate nu perm ite instan
ţei sâ ierarhizeze puterea probatorie sau valoarea de adevăr adusă de fiecare probă în
cursul litigiului, anterior procesului de deliberare asupra acestora, confundat cu închid e
rea dezbaterilor asupra fondului.
De asem enea, revenirea asupra probelor {deci dacă proba a devenit neconcludentă11)
este o instituţie distinctă de cea a convenţiei asupra probelor, d e renunţarea uneia din
tre părţi la adm inistrarea vreuneia dintre probele încuviinţate ori de decăderea părţii din
dreptul d e a-i fi adm inistrată o probă.
Cu privire la procedură, potrivit tezei finale a art. 259 NCPC, instanţa este obligată
să pună această îm prejurare în discuţia părţilor, ch iar dacă iniţiativa revenirii aparţine
instanţei din oficiu, uneia dintre părţi ori ch iar procurorului, în cazul în care acesta par
ticipă în proces.
încheierea prin care instanţa revine asupra adm inistrării unor probe încuviinţate tre
buie m otivată, adică trebuie justificată raţiunea pentru care adm inistrarea probei nu mai
apare necesară şi are, de asem enea, caracter p re p a ra to r21.
C heltuielile făcute de parte în vederea adm inistrării unei probe asupra căreia s-a
revenit sunt restituibile părţii care le-a făcut, la cerere, şi nu pot fi cuantificate la calculul
şi im putarea cheltuielilor de judecată datorate la finalul procesului, în condiţiile art. 451
şi urm. NCPC.
111A s e v e d e a V .M . C io b o n u , 6 . B o r a i, Z C . B r ic iu , o p . c it ., 2 0 1 1 , p , 2 4 9 .
m în c h e ie r e a d e în c u v iin ţ a r e a p r o b e lo r e s t e o în c h e ie r e p r e p a r a t o n e , c a r e n u le a g ă in s t a n ţ a s i, d e c i, in s ta n ţa
p o a t e r e v e n i a s u p r a u n e i p r o b e în c u v iin ţ a t e , d a r a r e o b lig a ţ ia s ă a r a t e d e c e a d m in is t r a r e a p r o b e i a d e v e n it
In u t ilă - T r ib . S u p r e m , s , c iv ., d e c . n r, 1 3 9 4 / 1 9 7 1 , î n R.R.D . n r. 5 / 1 9 7 2 , p . 1 5 8 : d e c . n r, 1 3 3 7 / 1 9 8 1 , î n R.R.D.
nr. 5 / 1 9 8 2 , p . 6 0 .
V e * O M C A D Ă N Â t iĂ 581
A rt. 260 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. P rincipiul n e m ijlo cirii. Adm inistrarea propriu-zisă a probelor se face în faţa instan
ţei de judecată, dacă legea nu dispune altfel, şi reprezintă atât expresia principiului
nem ijlocirii, d a r şi o confirm are a faptului că judecătorul este subiectul probei şi cel care
în m od direct şi individual îşi form ează propria convingere asupra situaţiei de fapt rele
vate prin probe.
Legea recunoaşte anum ite atenuări în privinţa regulii adm inistrării probelor nem ij
locit, în faţa instanţei: art. 261 alin. (2) N CPC prevede adm inistrarea probelor în altă
localitate, prin com isie rogatorie, cu învoiala părţilor, chiar fără citarea acestora la adm i
nistrarea probei; art. 359 şi urm . NCPC se referă la adm inistrarea probelor în procedura
asig ură rii dovezilor, atunci când există urgenţă, de către o altă instanţă şi de către un
alt com plet, dacă adm inistrarea se face anterior dem arării litigiului; art. 137 NCPC se
referă 1a faptul că dovezile răm ân adm inistrate chiar dacă adm inistrarea lor s-a făcut
în faţa unei instanţe necom petente; art. 422 alin. (2) NCPC se referă la dovezile adm i
nistrate în cursul unei cereri perim ate, care nu vo r fi read mini st rate într-un nou proces
decât în m ăsura în care instanţa va considera necesar; art. 145 alin. (2) NCPC se referă
la m enţinerea probelor adm inistrate înainte de străm utarea unei pricini. Nu în ultimul
rând, recurgerea la procedura alternativă a adm inistrării p ro b elo r de câ tre avocaţii care
asistă şi reprezintă părţile este o posibilă alternativă recunoscută de lege faţă d e princi
piul nem ijlocirii.
Cu toate acestea, dacă nu suntem într-o situaţie de excepţie legală d e la regula nem ij
locirii adm inistrării probelor de către şi în faţa instanţei, aceasta funcţionează im perativ
(ream intim că, potrivit art. 256 NCPC, dom eniul convenţiilor asupra probelor este lim itat
ia adm isibilitatea, obiectul sau sarcina probei). Astfel, instanţa civilă nu are dreptul a lua
în considerare la soluţionarea unui litigiu declaraţii de m artori consem nate într-o cauză
penală1’1, aşa cum este contrar principiului nem ijlocirii a se adm ite o acţiu ne civilă exclu
siv în baza probelor adm inistrate d e organele de cercetare penală1’1.
A dm inistrarea probelor în faţa instanţei înglo bează regula adm inistrării probelor de
către com pletul d e judecată, ea nu are în vedere locul adm inistrării probelor, stabilit la
art. 261 NCPC.
2. O rd in e a ad m in istrării probelor. Adm inistrarea probelor se face în ordinea stator
nicită de instanţă, înainte de începerea dezbaterilor asupra fo n d u lu i, dacă legea nu pre
ved e altfel.
M odul în care instanţa ordonează adm inistrarea probelor încuviinţate este determ i
nat şi d e criteriile obiective conţinute d e alin. (2) şi (5) a le art. 260. Astfel:
a) probele se vo r adm inistra, când este posibil, ch ia r în şedinţa în care a u fo s t în cu
viinţate. Prin urm are, probele a căror adm inistrare este cea mai facilă datorită posibilită-
582 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 260
tilo r im ediate au prioritate. Soluţia este firească, fiind in u tili am ânarea cauzei într-o atare
situaţie; succesiunea etapelor integrate procesului probator (propunerea. încuviinţarea,
adm inistrarea} nu presupune în m od necesar şi m om ente tem poral diferite;
b) atunci când pentru adm inistrarea celorlalte probe su n t necesare anum ite dem er
suri, se va fix a term en, lu in d u -se totodată m â su h ie ce se im pun pentru prezentarea
m artorilor, efectuarea expertizelor, aducerea înscrisurilo r şi a o ricăro r alte m ijloace de
probă. Instanţa va trebui să identifice în m od precis m ăsurile necesare pentru adm inis
trarea probelor (obligaţiile care incum bă părţilor în acest sens şi m odalitatea aducerii lor
la îndeplinire), partea care are obligaţia d e a asigura îndeplinirea m ăsurii, term enul sau
alte m odalităţi legate de m odul d e îndeplinire al acestor obligaţii, precum şî sancţiunea
incidenţă în cazul neîndeplinirii acestora.
Instanţa trebuie să asigure accesul părţii la cunoaşterea acestor inform aţii, fie prin
înştiinţarea părţii la term en, fie prin identificarea acestor m ăsuri, atunci când ordonează
adm inistrarea probelor, într-un mod clar, în încheierea de şedinţă. Nu apreciem că este
necesar ca instanţa sâ com unice părţii printr-o m odalitate specifică respectivele măsuri
şi obligaţiile care le incum bă în legătură cu acestea, având în vedere principiile funda
m entale ale procesului civil, d a r şi obligaţiile părţilor d e a urm ări finalizarea procesului
(inclusiv pe aceea de a com părea în instanţă şl de a asigura îndeplinirea obligaţiilor care îi
revin), afară de situaţii cazuale care im pun, în funcţie d e îm prejurări specifice, asigurarea
înştiinţării părţii prin alte m ijloace;
c) probele s e vo r adm inistra înainte de începerea dezbaterilor asupra fo n d u lu i, dacă
legea nu prevede altfel. Este firesc ca înainte de începerea dezbaterilor, cercetarea ju d e
cătorească să presupună finalizarea fazei probatorii a procesului, adică ceea ce ţine de
confruntarea părţilor în instanţă, în principal prin adm inistrarea probelor. Cu toate aces
tea, ch iar după finalizarea cercetării judecătoreşti, când se intră în dezbateri, m om ent
m arcat de art. 389 NCPC, se poate im pune com pletarea sau refacerea u n o r p rob e ori
poate deveni incidenţă una dintre situaţiile prevăzute la art. 2 5 4 alin. (2} NCPC.
în să instanţa nu-şi va putea întem eia soluţia pe probe consem nate la dosar după
închiderea dezbaterilor, deoarece s-a r încălca principiul dreptului la apărare111, soluţie
expres consacrată prin noul cod în art. 394 alin. (3) în privinţa înscrisurilor; m ai mult,
putem spune că, după deschiderea dezbaterilor în fond, potrivit art. 392 NCPC, părţile
nu m ai pot form ula cereri, in d u 2ând în această categorie şi cererea de a depune un
în scris cu caracter probator sau de a înfăţişa instanţei o probă (adică de a perm ite adm i
nistrarea acesteia);
d) dovada pi dovada contrară vo r fi adm inistrate, atunci când este posibil, în aceeaşi
şedinţă. Sim ultaneitatea adm inistrării dovezii şi a dovezii contrare este cerută de lege din
raţîuni de eficienţă a procesului de probaţiune;
e) dacă s-a dispus o cercetare Iq fa ţa locului, aceasta se va efectua, când este cazul,
m ai înainte de adm inistrarea celorlalte probe.
Dincolo de regulile referitoare la ordinea adm inistrării probelor recom andate în
alin. (2)-(5) ale art. 260 NCPC, instanţa poate ordona adm inistrarea acestora având în
vedere şi utilitatea, co n d u d en ţa lor, precum şi o rice alte criterii care eficientizează pro
cesul de probaţiune. Apreciem totuşi câ m ăsurile instanţei treb uie să aibă previzibilitate
pentru participanţii la proces şi trebuie să fie justificate (m otivate).
C .S .J ., s . c o n t . a d m , d e c . nr, 1 3 0 / 1 9 9 5 , î n D r e p t u l n r. 6 / 1 9 9 6 .
3. D ovad a co ntrară. Deşi art. 260 este prim ul din suita celo r referitoare la regulile
de adm inistrare a probelor, totuşi ultim ele două alineate păstrează o anum ită inconsec
venţă a fostului cod legată de succesiunea textelor şi m enţine două dispoziţii referitoare
la propunerea/drepturile părţilor de a propune „dovada contrară", atunci când dovada
cu m artori a fo st încuviinţată în condiţiile a r t 254 alin. (2} NCPC.
Astfel, sub pedeapsa decăderii părţii din dreptul de a propune proba cu m artori,
dovada contrară celei încuviinţate în condiţiile art. 254 alin. {2} N CPC trebuie cerută de
parte la acelaşi term en sau, dacă a lipsit la încuviinţarea dovezii, la şedinţa urm ătoare,
iar în caz de îm piedicare la p rim u l term en când se înfăţişează.
D incolo de faptul că ar fi fost m ai corectă integrarea acestor dispoziţii în art. 254
alin. (2), dorim să subliniem că ele se referă exclusiv la proba cu m artori.
în fine, alineatul ultim al art. 260 N CPC se referă la solicitarea probei contrare de
către partea care a lipsit la încuviinţarea dovezii în favoarea celeilalte părţi, fără a mai
specifica natura probei.
în contextul acestei ultim e dispoziţii, dorim să subliniem că nu credem ca legiuitorul a
intenţionat o derogare de la regulile stricte privind solicitarea probelor, stabilite prin d is
poziţiile art. 254 NCPC. Ream intim pe scurt că probele se solicită prin cererea de chem are
în judecată şi prin întâm pinare, iar în afara acestor lim ite, doar în mod excepţional. De
aceea, suntem îndreptăţiţi să considerăm , în acest context, că solicitarea probei contrare
în condiţiile art. 260 alin. {7} N CPC se referă la aceste situaţii d e excepţie.
Tot cu acest prilej, am intim că această reglem entare precisă a dreptului de a solicita
proba contrară trebuie dubfată şi de lim itarea adusă prin art. 254 alin. (3) N CPC, în sensul
că o b iectul p ro b e i contrare trebuie să vizeze „acelaşi aspect", adică acelaşi fapt în legă
tură cu care s-a propus şi încuviinţat proba, potrivit alin. (2) al art. 254.
V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 261
C O M E N T A R IU
1. Incidenţa co m isiei ro gato rii. O altă regula integrată adm inistrării probelor este
aceea câ adm inistrarea probelor se face în fa ţa instanţei de ju d eca tâ sesi 2 ate cu soluţio
narea cauzei, în cam era d e consiliu.
De la această regulă se poate deroga num ai atunci când legea perm ite, iar o astfel de
derogare este com isia rogatorie, procedura reglem entată de art. 261 alin. (2)-(5) NCPC.
Com isia ro p to rie este o instituţie specifică dreptului procesual, asim ilată incidentului, atât
din perspectiva probelor, cât şi a com petenţei (fiind o situaţie de prorogare o com petenţei).
Din perspectiva probaţiunii, com isia rogatorie reprezintă totuşi o abatere de la regula
instituită prin alin. (1) al art. 260 NCPC, astfel că nu poate fi considerată decât o situa-
ţie excepţională, legea arătând că instituţia devine incidenţă dacă, dîn m otive obiective,
adm inistrarea probelor nu se poate face decât în a fara locaiitâţii de reşedinţă a instanţei.
Este astfel inadm isibilă dispoziţia prin care tribunalul, după casare şi reţinerea cauzei
pentru judecarea în fond, hotărăşte audierea m artorilor adm işi prin com isie rogatorie, de
către o altă instanţă de judecată din aceeaşi localitate cu respectivul trib u n a l11. Nu există
niciun text de lege care să perm ită instanţei care rejudecă fondul după casarea cu reţinere
să dispună ca adm inistrarea unor probe să fie făcută d e o instanţă din circum scripţia sa
teritorială. în plus, o astfel de soluţie încalcă principiul nem ijlocirii. Se mai observă că, în
speţă, nu se punea problem a unei com isii rogatorii, deoarece adm inistrarea dovezii nu
urm a să se facă într-o altă localitate.
2. O b ie ctu l co m isei rogatorii. O biectul com isiei rogatorii nu poate fi altul, în circum
stanţele arătate, decât „adm inistrarea dovezii". Prin urm are, atunci când sunt incidente
circum stanţe le ca re justifică adm inistrarea probelor prin com isie rogatorie, instanţa care
judecă procesul asigură îndeplinirea tuturor aspectelor prem ergătoare adm inistrării
propriu-zise a probei.
Aceasta presupune încuviinţarea probei în condiţiile legii, instanţa stabilind obiectul
acesteia şi asigurându-se că toate obligaţiile părţilor legate de adm inistrarea probei au
fost îndeplinite, aşa cum se dispune şi prin art. 262 alin. (5) NCPC. în acest sens, num ai
art. 340 N CPC stabileşte că dacă experti 2 a se face la o altă instanţă prin com isie rogato
rie, num irea experţilor şi stabilirea sum elor cuvenite vo r fi lăsate în sarcina acestei din
urm ă instanţe, ceea ce sem nifică faptul că instanţa care dispune adm inistrarea probei de
către o altă instanţă este scutită a asigura îndeplinirea de către parte a obligaţiei de plată
a onorariului cuvenit exp e rţilo r
3. Instanţa d e sem n ată. Su b aspectul procedibilităţii, com isia rogatorie poate fi
cerută de p ă rţi sau poate fi dispusa din oficiu şi, fiind dispusă pentru realizarea unui ser
viciu public, ea este o bligatorie pentru instanţa desem nată, afară doar d e situaţia în care
s-ar încălca regulile d e com petenţă m aterială.
Codul trasează regula conform căreia proba va fi adm inistrată prin com isie rogatorie de
către o instanţă egală în g ra d Instanţei care a dispus-o sau, dacă în localitatea respectivă
nu există o instanţă egală în grad, poate fi efectuată şi de către o instanţă inferioard în grad.
în ceea ce priveşte com petenţa teritorială, aceasta este determ inată d e locu i situării
p ro b e i (m ijlocului d e probă). în m od special în să , atunci când instanţa care a prim it com i
sia rogatorie constată că adm inistrarea probei urm ează a se face în circum scripţia altei
instanţe, va înainta, pe cale adm inistrativă, cererea d e com isie rogatorie instanţei com
petente, com unicând aceasta instanţei de la care a prim it însărcina rea.
V t * O M C A D Ă N Â t iĂ 585
A rt. 261 Ca r t c a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s â
Prin urm are, deşi suntem în prezenţa unui caz d e necom petenţă teritohold, acesta nu
se soluţionează prin interm ediu! hotărârii de declinare în condiţiile art. 130*132 NCPC,
ci printr-o m ăsură adm inistrativă, desigur m aterializată prin încheiere c a re v a fi adusă la
cunoştinţa instanţei de la care a prim it însărcinarea. Această m odalitate de desesizare
vizează însă num ai incidentul legat de necom petenţă teritorială.
Deşi legea nu distinge, credem că m ă sura adm inistrativă a înaintării dosarului instan
ţei în circum scripţia căreia proba urme32ă să fie adm inistrată se aplică şi în situaţia în
care instanţa care a dispus efectuarea com isiei rogatorii a înain tat dosarul unei instanţe
necom petente d o a r dintr-o eroare care nu poate fi asim ilată incidentului necom petenţei
teritoriale (d e exem plu, dintr-o eroare adm inistrativă). însă de data aceasta încheierea
d e scoatere d e pe rol şi de înain tare a dosarului la Instanţa desem nată prin dispoziţia de
adm inistrare a probei prin com isie rogatorie nu va avea ca tem ei alin. (3) al art. 261, ci va
fi o încheiere adm inistrativă, justificată de eroarea p ro d u şi.
4. în ch e ie re a d e so licitare a co m isiei rogatorii. A dm inistrarea probei prin com i
sie rogatorie se va dispune de către instanţa sesizată cu judecarea procesului (instanţa
rogantă) prin încheiere care reprezintă actul d e sesizare ai instanţei solicitate cu adm inis
trarea probei (instanţa rogată).
Prin aceeaşi încheiere, instanţa solicitantă va preciza, în funcţie de proba care se
im pune a fi adm inistrată, după caz: întrebările la care trebuie să răspundă m artorii sau
aspectele cu privire la care trebuie chestionaţi m artorii (dacă se solicită audierea unor
m artori), întrebările ia care trebuie să răspundă una dintre părţile litigiului (dacă se soli*
cită adm inistrarea probei cu interogatoriul), obiectivele care trebuie avute în vedere la
efectuarea unei lucrări de expertiză (dacă se solicită efectuarea unei lucrări tehnice},
aspectele care trebuie urm ărite la faţa locului (dacă se solicită efectuarea unei cerce
tări locale), precum şi m enţiunea că obligaţiile părţilor legate de adm inistrarea probei
respective au fost îndeplinite. Indicarea acestor elem ente se im pune tocm ai în vederea
eficientei adm inistrări a unei probe de către o instanţă care nu cunoaşte cauza pentru
soluţionarea căreia este chem ată să adm inistreze o probă.
5. A d m in istrare a pro b ei de către instan ţa sesizată prin co m isie rogatorie. Instanţa
sesizată prin com isie rogatorie să adm inistreze dovada trebuie să urm eze aceleaşi reguli
de procedură pe care legea le prevede în cazul acelei dovezi, iar încheierea p rin care se
realizează com isia rogatorie şi care va constata efectuată com isia rogatorie nu poate
fa c e o biectul c ă ii de a ta c decât odată cu fondul.
în tre altele, se m enţine obligativitatea cită rii p ă rţilo r la adm inistrarea probei prin
com isie rogatorie în faţa instanţei rogate, cu excepţia cazului în care părţile se învoiesc şi
felul dovezii îngăd uie adm inistrarea sa fără citare. învoiala p ă rţilo r poate interveni atât
în faţa instanţei sesizate cu judecarea cauzei, atunci când dispune adm inistrarea probe
lor prin acest procedeu, fie în faţă instanţei care este desem nată să adm inistreze proba
şi trebuie să fie expresă.
în ce priveşte posibilitatea n ecitdrii părţilor la adm inistrarea dovezii, justificată de
felul dovezii ce urm ează a fi adm inistrată, credem totuşi că aceasta trebuie să aibă o ju s
tificare excepţională, regula răm ânând citarea, şi trebuie considerată num ai în legătură
cu circum stanţele referitoare la probă, iar nu la părţile din proces.
După adm inistrarea probei, instanţa solicitată va înainta instanţei solicitante dosarul
care conţine proba, înţeleasă ca rezultat consem nat al adm inistrării sale.
A lineatul final arată că, dacă este cazul, instanţa care ju d e că procesul va fixa din
oficiu term en pentru continuarea cercetării procesului sau pentru dezbaterea fon d u lu i.
586 V IX O W C Â D iN Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 262
Aceasta înseam n ă câ este posibil ca adm inistrarea probei prin com isie rogatorie să
justifice răm ânerea în nelucrare a procesului, fapt care însă nu poate atrage perim area,
întrucât repunerea pe rol a dosarului pentru continuarea ju decăţii nu poate fi plasată
în dom eniul culpei părţii, ci presupune o m ăsură pe care instanţa avea obligaţia să o
realizeze din oficiu. N im ic nu îm p ied ică instanţa sesizată cu judecarea procesului, din
raţiuni im puse de continuare judecăţii (cum a r fi adm inistrarea altor probe sau efectuarea
altor acte procesuale specifice cercetării procesului), să fixeze term ene succesive, iar pe
durata acestora adm inistrarea probei prin com isie rogatorie să fie finalizată şi înaintată
instanţei solicitante.
6. Coop erarea ju d icia ră în procesul civ il in tern aţio n al. în contextul cooperării dintre
organele ju risdicţio nale ale statelor m em bre în vederea obţinerii d e probe în m aterie
civilă sau com ercială, dupâ aderarea la Uniunea Europeană sunt aplicabile prevederile
Regulam entului Consiliului (CE) nr. 1206/2001 din 28 m ai 2001 referitor la cooperarea
între ju risd icţiile statelor m em bre în dom eniul obţinerii probelor în m aterie civilă sau
com erciala cu statele m em bre ale Uniunii Europene (cu excepţia Danem arcei).
De asem enea, dincolo de cooperarea ju diciară unională, în m ateria probelor în pro
cesul civil internaţional su n t operabile convenţiile/tratatele m ultilaterale (Convenţia pri
vin d obţinerea d e probe în străinătate în m aterie civilă sau com ercială, la care Rom ânia
a aderat prin Legea nr. 175/2003, Convenţia privind procedura civilă adoptată ia Haga la
1 m artie 1954, la care Rom ânia a aderat prin Decretul n r 81/1971), dar şi convenţiile/
tratatele bilaterale.
Principiile care stau la baza cooperării în m aterie civilă vo r fi pe larg abordate în m ate
ria procesului civil internaţional, reglem entat în Cartea a VI l-a a codului.
A rt» 2 6 2 . C h e ltu ie lile n ecesare ad m in istrării probelor. (1) Când adm inis
trarea probei încuviinţate necesită cheltuieli, instanţa va pune în vedere părţii
care a cerut-o să depună la grefă, de îndată sau în term enul fixat de instanţă,
dovada achitării sum ei stabilite pentru acoperirea lor.
(2) tn cazurile în care proba a fost dispusă din oficiu sau la cererea procuroru-
lu i în procesul pornit de acesta în condiţiile prevăzute la art. 92 alin. (1), instanţa
v a stabili, prin încheiere, cheltuielile de adm inistrare a probei şi partea care tre
buie să le plătească, putându-le pune şi în sarcina am belor părţi.
(3) N edepunerea sum ei prevăzute la alin. (1) în term enul fixat atrage decăde
rea părţii din dreptul de a adm inistra dovada încuviinţată în faţa acelei instanţe.
(4) D epunerea sum ei prevăzute la alin. (1) se va pu tea însă face şi dupâ îm pli
nirea term enului, dacă prin aceasta n u se am ână judecata.
(5) D ispoziţiile alin. (l)-(4) se aplică şi în cazul în care adm inistrarea probei se
face prin com isie rogatorie.
C O M E N T A R IU
1. Stab ilire a c h e ltu ie lilo r şi a părţii care le su p o rtă. Ultim a dispoziţie cu caracter
general integrată adm inistrării probelor este reglem entată în art. 262 N CPC referitor la
cheltuielile de adm inistrare a p ro b e lo r
Este previzibil că uneori adm inistrarea unor probe necesită cheltuieli, fie că acestea
reprezintă rem uneraţii a le celo r im plicaţi în procesul d e adm inistrare a probei (experţi,
interpreţi, traducători), fie că reprezintă doar despăgubiri pentru cei angrenaţi în proce
V t * O M C A D Ă N Â t iĂ 587
A rt. 262 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
sul de probdţiune (cheltuieli pe care m artorii le fac pentru a se prezenta în proces, pen
tru cazarea, deplasarea şi m asa m artorilor, experţilor, ori care ţin de asigurarea logisticii
necesare pentru adm inistrarea unei probe).
în toate cazurile, părţile sunt ţinute direct de plata acestor cheltuieli în că în tim pul
ori pe durata procesului. Trebuie m enţionat câ nu avem în vedere aici plata cheltuielilor
de judecată globalizate la finalul procesului şi care rezidă în com ponenta procesuală a
raportului ju rid ic dintre părţi, ci plata costurilor pe care adm inistrarea unei probe o pre
supune, o obligaţie p ro ce su a li a părţii faţă de cei im plicaţi în procesul de probaţiune.
A ceste costuri sunt, cum este şi firesc, în sarcina p â rţii care a cerut proba ce im plică
anum ite cheltuieli de adm inistrare, ia r dacă proba a fost încuviinţată 1a cererea am be
lor părţi, instanţa va stabili proporţia în care fiecare dintre acestea suportă costurile de
adm inistrare (este în special cazul expertizelor, atunci când am bele părţi propun o biec
tive proprii pe care instanţa le încuviinţează).
în cazul probei dispuse d in oficiu sau fa cererea p ro cu ro ru lu i în procesuf pornit de
acesta în condiţiile prevăzute la art. 92 alin. (1). instanţa va stabili cheltuielile de adm i
nistrare a probei şi partea care trebuie să le plătească. în tru câ t în acest caz reperul părţii
care a solicitat proba nu se m ai regăseşte, instanţa va trebui să aprecieze sarcina plăţii
în funcţie de obiectul probei astfel dispuse. Cum în condiţiile art. 249-250 N CPC sunt
supuse probaţiunii faptele susţinute de părţi în cursul procesului, autorul susţinerii care
im pune proba va suporta costurile d e adm inistrare'11.
Instanţa estim ează şi întinderea costurilor im puse d e adm inistrarea unei probe atunci
când o bligaţia de plată se im pune anterior adm inistrării p robei (cum a r fi stabilirea unui
onorariu estim ativ pentru efectuarea unei expertize). în să când cererea de plată a aces
to r costuri este făcută de persoana îndreptăţită im plicată în procesul de probaţiune -
înainte sa u d u p ă adm inistrarea p robei - instanţa va hotărî întinderea lor în funcţie de
elem entele probatorii prezentate de autorul cererii de plată (spre exem plu, cheltuielile
de deplasare, cazare şi m asă ale m artorului v o r fi stabilite în baza probelor prezentate
instanţei de către acesta).
Stabilirea întinderii cheltuielilor de adm inistrare a probelor, a părţii în sarcina căreia
cade obligaţia de plată, m odalitatea de consem nare a plăţii şi term enul în care plata tre
buie realizată se va face prin încheiere.
2. San cţiu n ea n e d ep u n e rii su m e lo r stab ilite de in stan ţă. în condiţiile alin. (3) al
art. 262, nedepunerea sum elor în term enul fixat de instanţă în condiţiile alin. (2) atrage
decăderea părţii din dreptul de a adm inistra dovada. în le g ă tu ri cu această dispoziţie, se
im pun două observaţii:
a) prim a este aceea că partea are d rep tu l de a -i f i adm inistrată p ro b a , iar nu dreptul
de a adm inistra proba, adm inistrarea acesteia făcându-se de către instanţă. Prin urm are,
există o im precizie a norm ei cu privire la conţinutul dreptului sa n cţio n a t2';
b) a doua este referitoare la faptul că sancţionarea cu decăderea intervine num ai
atunci când partea are dreptul de a~i fi adm inistrată o probă, adică num ai atunci când
proba a fo s t p ro p u să ţ i încuviinţată părţii, iar nu şi atunci când adm inistrarea probei s*a
dispus din oficiu sau la cererea procurorului în procesul pornit d e acesta în condiţiile pre
văzute la art. 92 alin. <1}N CPC IM.
sa s V IX O W C Â D iN Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 263
Restrângerea este firească, având în vedere c i în acest ca2 partea nu are dreptul de
a-i fi adm inistrată proba, ci doar o obligaţie legată de adm inistrarea p rob ei, ia r institu
ţia decăderii se asociază întotdeauna unui drept pe care îl sancţionează. în cazul în care,
pentru o probă dispusă din oficiu, partea nu îndeplineşte obligaţia de plată a costurilor
im plicate d e adm inistrarea probei, vo r deveni incidente alte sancţiuni atunci când legea
le prevede sau justifică sau instanţa va păşi la judecată cu consecinţa aprecierii ca nedo
vedite a faptului susţinut în cursul procesului şi pentru care respectiva probă a fost dis
pusă.
Nu în ultim ul rând, se m ai im pune a su blin ia şi faptul că decăderea intervine atunci
când costurile de adm inistrare a probei se stabilesc anterior a d m in istră rii acesteia. Nu
poate fi decăzută partea din dreptul de a-i fi adm inistrată o probă dacă adm inistrarea
probei este realizată deja (?n acest caz, proba aparţine cauzei şi s-ar recunoaşte părţii
un m ijloc indirect de desistare de probe atunci când rezultatul ei nu i-ar fi favorabil); în
schim b, încheierea instanţei va reprezenta un titlu de creanţă îm potriva părţii îndatorate.
Sancţiunea decăderii va putea fi evitată prin depunerea sum elor necesare pentru
adm inistrarea probei, deşi s-a depăşit term enul stabilit de către instanţă în condiţiile
alin. ( 1 ), dacă acest fapt nu pricinuieşte am ânarea cauzei111.
Mai arătăm şi că sancţiunea decăderii Tn condiţiile acestui articol se m enţine num ai
p en tru etapa procesuală respectivă (prim ă instanţă, apel) şi nu se extinde la celelalte
etape unde propunerea probei în legătură cu care s-a dispus decăderea ar putea fi reite
rată, iar procedura adm inistrării reluată.
în fine, ultim ul alineat nu reprezintă decât o reconfirm are a fap tului că adm inistrarea
probei prin com isie rogatorie respectă aceleaşi reguli referitoare la adm inistrarea probe
lor, inclusiv în privinţa cheltuielilor.
C O M E N T A R IU
Dispoziţia art. 263 nu reprezintă o noutate, textul făcând aplicarea principiilor esen-
ţiale ale contradictorialităţii şi dreptului la apărare al părţii. Partea decăzută din dreptul
de a-i fi adm inistrata o probă s e va p u tea apăra com bătând susţinerile şi apărările (inclu
siv probele) celeilalte părţi, atât în cadrul discuţiilor contradictorii făcute în cursul cerce
tării procesului, cât şi în cadrul dezbaterilor.
Aceasta înseam nă com batereo susţinerilor ş i p ro b e lo r aduse de a dversar cu argu*
m ente, excepţii sau prin evocarea unor norm e legale care tind la infirm area rezultatului
adus prin probele adm inistrate în proces de către cealaltă parte.
Mai m ult, deşi textul se refera la anum ite garanţii recunoscute părţii decăzute din
dreptul de adm inistrare a probei, credem că el poate fi extins pentru oricare dintre
situaţiile în care partea a fost decăzută din d rep tu l d e o se a p ă ra în sen s ia r g - d e a invoca
anum ite excepţii o ri de a prop u n e p ro b e^1.
m S - a a p r e c ia t s i tn s e n s u l c ă a c e a s t ă d is p o z iţ ie , r e p r e z e n t â n d o r e it e r a r e 3 a r t . 1 7 0 a lin . ( 4 } C P C 1 8 6 5 , r e g le
m e n t e a z ă o a c o p e r ir e a s a n c ţ iu n ii d e c ă d e r ii ş l u n a r g u m e n t a l f a p t u lu i c ă n u in t e r e s e a z ă o r d in e a p u b lic ă , n e p u
t â n d fi in v o c a t ă d in o f ic iu - M . T & b â rca , G /î. B u t a , o p . c it ., 2 0 0 8 , p . 5 7 8 .
|J M . T â b â rc â , G K B u r a , o p . c it ., 2 0 0 8 , p . 5 7 9 .
V e * O M C A D Ă N Â t iĂ 589
A rt. 264-265 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
A r i* 2 0 1 . A precierea p rob elor. (1) Instanţa v a exam ina probele adm inis
trate, g e fiecare în parte şi p e toate în ansam blul lor.
(2) în vederea stabilirii existenţei sau inexistenţei faptelor pentru a căror dove
dire probele au fost încuviinţate, judecătorul le apreciază în m od liber, potrivit
convingerii sale, în afară de cazul când legea stabileşte puterea lo r doveditoare.
C O M E N T A R IU
A r i. N o ţiu n e. înscrisul este orice scriere sau altă consem nare care
cuprinde date despre u n a ct sau fapt ju rid ic, indiferent de suportul e i m aterial
ori de m odalitatea de conservare şi stocare.
C O M E N T A R IU
1. D efinire şi distincţia faţă d e m ijlo ace m ateriale d e probă. Definiţia pe care noua
lege procesuală o dă înscrisului ca m ijloc de probă reprezintă un progres real faţă de con-
1)1 C .6 .D .O ., H o t ă r â r e a d in 2 8 a p r ilie 2 0 0 5 î n c a u z a A lb in a c . R o m â n iţ i ş i H o t ă r â r e a d in 1 5 m a r t ie 2 0 0 7 î n c a u z a
G h e o rg h e e. R o m â n ie i.
590 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa t a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 265
cepţid clasică, în acord cu care acesta era reprezentat num ai d e o consem nare scriptică
m aterializată pe suport de hârtie.
Astăzi, înscrisul este reprezentat de orice scriere sau consem nare (lingvistică - fie
scriptică ori verbală, codificată - criptată sau reprezentată în im agini) stocată şi con
servată pe un su p o rt1".
înscrisul este, aşadar, o scriere sau consem nare care cuprind e date despre un act sau
fapt ju rid ic şi care interesează obiectul probaţiunii judiciare într-un caz determ inat, indi
ferent de m odul de prezentare a inform aţiei. Ca probe judiciare, înscrisurile au o pon
dere im portantă nu doar datorită m odului facil în care po t fi folosite, d a r pentru calitatea
inform aţiei pe care o încorporează şi caracterului lor nealterabil.
în acest sens, trebuie asim ilate înscrisurilo r o rice înregistrări im agistice dacă sunt
reprezentate într-o m odalitate perceptibilă şi dacă prezintă caracteristicile d e mai sus,
adică înregistrările video, audio, desen ele etc., care până acum nu au depăşit concepţia
conform căreia, din punctul d e vedere al m ijlocului de probă, trebuiau integrate m ijloa
celo r m ateriale d e probă.
Deşi observăm că în continuare, potrivit art. 341 alin. (2) NCPC sunt considerate m ij
loace m ateriale de p ro b ă şi fotografiile, fotocopiile, film ele, discurile, benzile d e înregis
trare a sunetului, precum şi alte asem enea m ijloace tehnice, dacă nu au fost obţinute
prin încălcarea legii ori a bunelor m oravuri, ele trebuie considerate ca atare din perspec
tiva lor de lu cru ri care stochează inform aţia (benzile, CD -urile, hârtiile etc.) care, la rân
dul lor, pot prezenta sem ne, aspecte particulare sau alte aspecte specifice care să aibă
im portanţă în plan probator. în acest context, ream intim că în practică se acceptă con
stant distincţia între în scris ca şi conţinut, adică sum a inform aţiilor redate pe su p o rt de
hârtie, şi în scris su p o rt m aterial, când se iniţiază procedura înscrierii în fals, caz în care
suportul de hârtie nu poate fi altceva decât un m ijloc m aterial d e probă.
Prin urm are, încuviinţarea unei probe constând într-o înregistrare vid e o va trebui să
aibă în vedere condiţiile procedurale aplicabile probei cu înscrisuri.
Suportul care redă inform aţia însă este un m ijlo c m a terial, distinct de inform aţia
pe care o conţine (şi care are, de exem plu, im portanţă în expertizarea originalităţii sau
autenticităţii), iar aceste două m odalităţi de considerare a înregistrării ca m ijloc de probă
pot coexista în cadrul aceluiaşi proces.
2. C lasificări. Fără a m inim aliza im portanţa clasificării înscrisurilor, o preocupare con
stantă a doctrinei ju rid ice121, vom am inti doar că din punct de vedere procesual prezintă
im portanţă departajarea după urm ătoarele criterii:
a) după scopu/în care au fost concepute: înscrisuri p re co n stitu iteîn scop probator şi
înscrisuri nepreconstituite;
b) după efectu l realizat în plan probator: înscrisuri originare sau prim ordiale, înscri
suri re cognitive şi confirm ative (acestea din urm ă având o m ai m ică sem nificaţie proba-
torie ca acte autonom e);
c) după m o d u l d e întocm ire: înscrisurile su b sem nătură privată, înscrisurile autentice
şi o categorie distinctă, începutul de dovadă scrisă;
d) după relaţia dintre ele: înscrisuri originale şi copii.
m D e f in iţ ie in s p ir a t ă d e D ir e c t iv a P a r la m e n t u lu i E u r o p e a n ş i a C o n s iliu lu i 1 9 9 9 / 1 9 9 3 d in 1 3 d e c e m b r ie 1 9 9 9 .
P e n t r u m a l m u lt e d e t a lii, a s e v e d e a L L e ţ , N o u l C o d d e p r o c e d u r ă c iv ilă , v o i. 1,2 0 1 1 , p . 4 0 6 ş l u r m .
121i ie ? , N o u l C o d d e p r o c e d u r ă c iv ilă , v o i. lr 2 0 1 1 . p . 4 0 6 s i u r m .: M . Tâ b â rcd , D r e p t p r o c e s u a l c iv il, v o i. 1 , 2 0 0 8 ,
p . 5 3 8 ş l u r m .; V.M . Ciobonu, G . BoroS, T.C. B nciu , o p . c i t , 2 0 1 1 , p . 2 5 6 ş l u r m .
V e * O M C A D Ă N Â t iĂ 591
A rt. 266-267 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Ari* 2 6 0 . în scrisu rile p e su p ort in form atic. înscrisul p e suport inform atic
este adm is ca probă în aceleaşi condiţii ca înscrisul p e suport hârtie, dacă îndepli
neşte condiţiile prevăzute de lege.
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
Legătura dintre această dispoziţie şi cea din articolul precedent nu poate fi între
ruptă, legiuitorul neîntenţionând o diferenţiere între înscrisul pe suport Inform atic şi cel
în form ă electronică; în fapt, toate înscrisurile generate electronic su n t stocate pe un
su p o rt inform atic. în să pe când art. 266 urm ăreşte reglem entarea co ndiţiilor de adm i
sibilitate a înscrisului generat electronic şl forţa sa probantă, adică îi determ ină generic
regim ul procesual, această dispoziţie urm ează să sem nifice trim iterea la legea specială,
în prezenţa căreia regulile generale de adm isibilitate şi de evaluare a funcţiei probatorii
a acesto r înscrisuri devin secundare.
Legea specială care stabileşte regimul înscrisurilor electronice este Legea nr. 455/2001
privind sem nătura electronică, iar dispoziţiile codului fac trim itere la această lege pentru a
predeterm ina regimul lor inclusiv în plan probator.
înscrisul electronic a devenit o necesitate în principal în dom eniul com ercial, al eco
nom iei transfrontaliere, în contextul libertăţii circulaţiei persoanelor şi m ărfurilor care
au im pus folosirea tehnofogiei inform aţiilor şi în dom eniul juridic.
Potrivit art. 4 pct. 2 din Legea nr. 455/2001 privind sem nătura electronică, prin noţiu
nea d e înscris în fo rm ă electronică se în ţelege o colecţie de date în form ă electronică
în tre care există relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere, cifre sau o rice alte carac
tere cu sem nificaţie inteligibilă, destinate a fi citite prin interm ediul unui program infor
m atic sau al altui procedeu similar.
A rticolul 5 din aceeaşi lege asim ilează înscrisului su b sem nătură privată, în privinţa
co ndiţiilor şi efectelor, acel în scris în form ă electronică căruia i s-a încorporat, ataşat ori i
s-a asociat logic o sem nătură electronică e x tin să ", în m ăsura în care această sem nătură
1)1 A rt. 4 pct. 3 din Le ge a nr. 4 5 5 /2 0 0 1 p re ve d e că se m n ătu ra e le ctro n ică reprezintă d a te în fo rm ă e le ctro n ica,
c e su n t a ta şa te sa u logic a so cia te c u a lte d a te în fo rm ă e le ctro n ică ş l ce re se rv e sc ca m etodă d e id e n tifica re, iar
co n fo rm pct. 4 al a celu iaşi a r t ic o l se m n ătu ră e le ctro n ică e xtinsă tre b u ie să în d e p lin e a scă u rm ă to a re le condiţii:
e ste legată tn m o d u n ic d e sem n atar; a sig u ră Id en tificarea se m n a ta ru lu i; este creată p rin m ijloace controlate
592 V t / IO N IC A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pro ced u ra În f a j a p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 268
îndeplineşte două condiţii: este bazată pe un certificat calificat111 nesuspendat sau nere
vocat la m om entul respectiv şi este generată cu ajutorul unuî dispozitiv securizat de cre
are a sem năturii electronice121.
tn cazurile în care, potrivit legii, fo rm a scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau
de validitate a unui a ct ju rid ic, înscrisul în form ă electronică este considerat a îndeplini
această cerinţă de form ă în m ăsura în care poate fi asim ilat înscrisului su b sem nătură pri
vată, deci atunci când i s-a încorporat, ataşat ori i s-a asociat logic o sem nătură electro
nică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată cu ajutorul unui dispozitiv secu
rizat de creare a sem năturii electronice (art. 7 din Legea nr. 455/2001).
Su b aspectul fo rţe i probante a înscrisului în form ă electronică, art. 6 din Legea
nr. 455/2001 prevede că înscrisul în form ă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat ori
i s-a asociat logic o sem nătură electronică, dacă este recu n o scu t de către cel căruia i se
opune, are, între cei care l-au subscris şi în tre cei care le reprezintă drepturile, acelaşi
efect ca şi înscrisul autentic.
Pentru ipoteza în care una dintre părţi nu recunoaşte înscrisul sau sem nătura, art. 8
alin. (1) din Legea nr. 455/2001 obligă instanţa să dispună efectuarea unei expertize teh
nice de specialitate.
A ri. 2 6 8 . R olu t sem năturii. (1) Sem nătura unui înscris face deplină cre
dinţă, până la proba contrară, despre existenţa consim ţăm ântului părţii care î-a
sem nat cu privire la conţinutul acestuia. D acă sem nătura aparţine unui funcţio
n ar public, ea conferă autenticitate acelui înscris, în condiţiile legii.
(2) C ând sem nătura este electronică, aceasta nu este valabilă decât dacă este
reprodusă în condiţiile prevăzute de lege.
C O M E N T A R IU
A cest text de lege abordează/uncf/o probatorie a sem n ă tu rii p e un înscris, indiferent
de calitatea sa şi suportul care îl stochează.
Prim ul alineat se referă, fără îndoială, la sem nătura olografă, adică la o grafie perso
nală a celui de la care înscrisul em ană sau pe care astfel şi-l însuşeşte. Sem nătura constă,
de regulă, într-o suită de sem ne literale având în m od obişnuit sem nificaţia reprezentării
num elui unei persoane'51.
exclu siv d e sem n atar; este legată d e d a te le în fo rm ă e le ctro n ică la care se raportează în a$a fel în c â t o rice
m o d ifica re u lterio ară a a cesto ra e ste identificabilă,
10 C e rtifica tu l calificat este a ce l ce rtifica t (o co le cţie d e d a te în fo rm ă e le ctro n ică c e atestă legătura din tre
datele d e v e rificare a se m n ătu rii e le ctro n ice $1 o p erso an ă, co n firm ân d id entitatea a ce le i p e rso an e) care
cu p rin d e m e n ţiu n ile arătate d e art. 1 $ d in Le ge a nr. 4 S S / 2 0 0 1 şi ca re este e lib e ra t d e u n fu rn izo r d e se rv icii de
certificare ca re în d e p lin e şte c o n d iţiile p re vă zu te d e art. 20 d in a ce e a ţi lege.
12 D isp ozitivul se cu riza t d e cre a re a se m n ătu rii e le ctro n ice este de fin it d e art. 4 p ct. 7 şi p ct. 8 din Legea
nr. 4 5 5 /2 0 0 1 c a „so ftw a re şi/sa u h a rd w are co n figu rate , utilizat p e n tru a im p le m e n ta datele d e cre a re a se m
năturii e le ctro n ice ", ca re în d e p lin e şte u rm ăto arele co n d iţii: d a te le d e cre a re a se m n ătu rii să ap ară n u m a i o
s in g u r i dată şi sâ poată fî asigurată co n fid e n ţia lita te a acesto ra; d a te le d e c re a re a se m n ătu rii să nu poată fi
d e d u se ; se m n ătu ra $ă fie protejată îm p o triva falsificării p rin m ijlo a ce le te h n ic e d isp o n ib ile la m o m e n tu l ge n e
rării a ce ste ia ; d a te le d e cre a re a se m n ă tu rii să poată fi protejate în m o d e fe ctiv d e că tre se m n a ta r îm potriva
utilizării a cesto ra d e că tre p e rso a n e n e au to rizate ; să n u m o d ifice d a te le în fo rm ă e le ctro n ică , care tre b u ie să
fie se m n ate , şl sâ nu îm p ie d ic e c a a ce ste a să fie prezen tate sem n atarului în a in te d e fin alizarea o p e raţiun ii de
sem nare.
M A se ved ea ş i /. Deleartu, Tratat, voi. I, 2 0 1 0 , p. 824 s i urm .
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 593
A rt. 268 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
594 V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pro ced u ra În f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 269
A rt. 2 6 9 . N o ţiu n e. (1) înscrisul autentic este înscrisul întocm it sau, după
caz, prim it şi autentificat de o autoritate publică, de notarul public sau de către o
altă persoană învestită de stat cu autoritate publică, în form a şi condiţiile stabilite
de lege. A utenticitatea înscrisului se referă la stabilirea identităţii părţilor, expri
m area consim ţăm ântului acestora cu privire la conţinut, sem nătura acestora şi
data înscrisului.
(2) Este, de asem enea, autentic orice alt în scris em is de către o autoritate
publică şi căruia legea îi conferă acest caracter.
C O M E N T A R IU
Aşadar, intră sub protecţia conferită d e form ula de autentificare a actului ceea ce
agentul instrum entator constată ex propriis sensibus (prin propriile sale sim ţuri şi capa
cităţi).
Răm ân aşad ar în afara autenticităţii declaraţiile pe care părţile le fac în faţa agentu
lui instrum entator (conţinutul sau veridicitatea acestora, nu exhibarea declaraţiei părţii
în faţa celu i care autentifică actul), m odul de form are sau exhibare a voinţei acestora.
Intră în d o m en iu l autenticităţii constatările referitoare la prezenţa părţilor, identifica
rea lor, consem narea declaraţiilor făcute şi m enţiunea sem nării actului sau constatarea
oricărui fapt petrecut în faţa celu i care aplică procedura autentificării, precum şl data
consem nată în form ula de autentificare a actului.
D ispoziţiile art. 269 NCPC devin astfel norm a generaiâ pentru verificarea condiţiilor
înscrisului autentic şi pentru stabilirea dom eniului autenticităţii.
în m ăsura în care o le g e sp eciaiâ fie trasează condiţii speciale pentru ca actul să fie
considerat autentic din perspectiva probatorie, fie include în dom eniul autenticităţii şi
alte elem ente ale înscrisului, atunci acele dispoziţii v o r fi prioritare cu referire la respec
tivul înscris. In acest sens, arătam că art. 100 alin (2) din Legea nr. 36/1995, republicată,
introdus prin Legea nr. 77/2012, norm a specială pentru reglem entarea înscrisului auten
tificat în procedura notarială, indică la litera b) că intră în dom eniul autenticităţii şi locul
încheierii actului.
C O M E N T A R IU
596 V IX O W C A D Â N Ă ILĂ
T it l u l l Pro ced u ra În f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 270
aşa cum acesta este determ inat de art. 269 alin. (1) teza a ll-a NCPC, desigur, până la
declararea sa ca fals, în condiţiile legii.
Aşadar, revine celui care contestă autenticitatea obligaţia de a iniţia dem ersurile pen
tru declararea actu lu i autentic ca fa ls , dem ersuri care pot fi realizate:
- f i e în cadrul procedurii adm inistrării probei, prin înscrierea în fa ls potrivit art. 304
şi urm. NCPC în acest caz, înscrierea în fals poate viza o rice form ă d e reafizare a falsului,
atât m aterial, cât şi intelectual;
- f i e în cadrul unui proces penal finalizat printr-o hotărâre judecătorească definitivă
de stabilire a fa lsu lu i (uneori, în situaţii excepţionale, poate reveni în sarcina instanţei
civile com petenţa analizării falsului, spre exem plu în condiţiile art. 308 NCPC).
Exced autenticităţii şi prezum ţiei d e validitate:
a) declaraţiile p â rţilo r cuprinse în în scrisu l autentic. Agentul instrum entator nu poate
controla sau asigura corespondenţa acestora cu realitatea, ci d o a r ia act de exhibarea lor.
Dacă în s l una dintre părţi contestă că au fost făcute anum ite declaraţii despre care se
m enţionează în înscrisul autentic (de exem plu, în înscrisul autentic se arată că părţile au
declarat în faţa agentului instrum entator că preţul a fo st plătit, tar vânzătorul susţine câ
nu s-a făcu t o asem enea declaraţie), atunci este nevoie d e înscrierea în fals.
De asem enea, s-a m ai decis că fac dovadă până la înscrierea în fals şi consem narea
corectă a declaraţiilor făcute (spre exem plu, renunţarea la m oştenire, precum şi consta
tarea unui fapt petrecut în faţa notarului public)111.
în să conţinutul acestora (valoarea de adevăr a celor declarate de parte, voinţa sub
care s-a realizat declaraţia etc.) face proba în faţa instanţei num ai până la dovada con •
trară, dovadă care trebuie cerută de partea care contestă realitatea sau valabilitatea
declaraţiei.
Ream intim şi de această dată că norm a de drept procesual constituie o reglem entare
generală de la care se poate deroga prin reglem entări speciale. Astfel, art. 100 alin. (3)
din Legea nr. 36/1995, introdus prin Legea n r 77/2012, potrivit căruia „declaraţiile păr
ţilo r cuprinse în înscrisul autentic notarial fac dovada, până la proba contrară, atât între
părţi, cât şi faţă d e oricare alte persoane" reprezintă o norm a sp ecia la aplicabilă în toate
litigiile în care părţile se prevalează în probaţiune de înscrisuri autentificate d e notarii
publici. C h iar dacă norm a specială concordă cu dispoziţiile generale stabilite în art. 270
alin. (2) NCPC, instanţa se va întem eia întotdeauna, în cazul dat, pe dispoziţiile legii spe
ciale incidente;
b) m enţiunile din înscris care su n t în directă legătura cu ra portul ju rid ic a l părţilor,
fă ră a constitui o biectul p rin cip a l a l actu lu i - în ţ e le s în acest caz ca negotium , izvor de
obligaţii (astfel, m enţiunea că preţul a fo st deja plătit d e cum părător; valabilitatea con
sim ţăm ântului exprim at d e părţi în faţa agentului; m enţiunile accidentale, care depăşesc
obiectul propriu-zis al actului, însă num ai dacă au o legătură cu acel obiect).
Acestea fac dovada între părţi şi faţă de terţi num ai până la proba contrară, adică au
puterea doveditoare a actului sub sem nătură privată recunoscut de cel căruia i se opune;
c) celelalte m enţiuni ale actu lu i (m enţiuni enunţiative, referitoare la fap te străine de
obiectul actului ju rid ic autentic), care nu fac dovada între părţi sau faţă d e terţi.
Ele au d o a r între părţi valoarea probator ie a încep u tu lu i de d ovadă scrisă, fără a fi
im puse şî condiţiile din art. 310 NCPC.
Astfel, se pot dovedi prin orice m ijloc de probă incapacităţi, vicii a le voinţei, frauda*
rea legii, sim ulaţia e t c
V e * O M C A D Ă N Â t iĂ 597
A rt. 271-272 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
A ri. 2 7 1 • N u litatea şi con versiu n ea în scrisu lu i au ten tic. (1) înscrisul auten
tic întocm it fără respectarea form elor prevăzute pentru încheierea sa valabilă ori
de o persoană incom patibilă, necom petentă sau cu depăşirea com petenţei este
lovit de nulitate absolută, dacă legea nu dispune altfel.
(2) înscrisul prevăzut la alin. (1) face însă deplină dovadă ca înscris su b sem
nătură privată, dacă este sem nat de părţi, iar dacă nu este sem nat, constituie,
între acestea, d oar un început de dovadă scrisă.
C O M E N T A R IU
D ispoziţiile textului d e lege evocă nulitatea absolută a înscrisului autentic atunci când
nu au fo st respectate condiţiile determ inate ta art. 269 NCPC, respectiv: dacă în proce
dura autentificării agentul instrum enta to r era incom patibil, necom petent sau a acţionat
cu depăşirea com petenţelor111sau dacă, în general, actul a fost în to cm it fără respectarea
form elor prevăzute pentru încheierea sa valabilă121.
Deşi această nulitate este abordată în prim ul rând din perspectiva im portanţei proba
torii pe care o reprezintă actul autentic, dacă form a s o le m n i era cerută şi a d validitatem
atunci actul ju rid ic este lovit de nulitate absolută şi nu se m ai pune problem a probei.
Aşadar, interesează această dispoziţie num ai pentru situaţia în care form a actului
era necesară a d proba tio nem ori dacă părţile au recurs la încheierea actului în această
form ă voluntar.
Prin urm are, nu are valoarea probatorie a actului autentic actul în to cm it cu încălcă
rile prevăzute în alin. (1) al art. 271, însă legiuitorul recunoaşte o conversiune a actului
autentic, din punct d e vedere probator.
Astfel, dacă actul autentic nul ca instrum ent probator:
a) este sem n a t de p â rţi, atunci între acestea face deplină dovadă ca înscris su b sem
nătură privată. O bservăm că în acest caz valoarea probatorie a actului nul ca act autentic
nu este condiţionată şi de alte exigenţe form ale cum a r fi pluralitatea de exem plare ori
form ula „bun şi aprobat”, condiţii cerute în general actului su b sem nătură privată pentru
asigurarea funcţiei probatorii;
b) n u este sem nat de p ă rţi, atunci constituie între acestea d o a r un început de dovadă
scrisă, situaţie în care nu este cerută condiţia ca scrierea să em ane de la persoana căreia
actul i se opune şi să fie de natură a face credibil faptul afirm at.
///. în s c r is u l s u b s e m n ă tu ra p riv a ta
A ri. 2 7 2 . N o ţiu n e. înscrisul sub sem nătură privată este acela care poartă
sem nătura părţilor, indiferent de suportul său m aterial. El nu este supus nieiunei
alte form alităţi, în afara excepţiilor anum e prevăzute de lege.
C O M E N T A R IU
înscrisurile su b sem nătură privată sunt acele înscrisuri întocm ite de părţi, fără inter
venţia vreunui organ al statului, şi care au ca elem ent esenţial sem nătura părţilor sau a
părţii de ia care em ană.
598 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra În f a t a p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 273
Condiţia generală pentru valabilitatea înscrisului sub sem nătură p riv a ţi este sem
nătura părţii sau, după caz, sem năturile părţilor de la care em ană înscrisul111. Nu trebuie
aşadar considerat că înscrisul trebuie să fie sem nat d e părţile litigiului, ci de părţile care
îl concep, iar în unele situaţii num ai d e cele care se obligă.
Uneori însă, chiar condiţia sem năturii este suprim ată; astfel, este considerat act sub
sem nătură privată telexul, telegram a tran sm ise într-un anu m it form at, în condiţiile în
care originalul a fost depus sem nat la oficiul poştal d e către expeditor.
Nu este astfel necesar ca înscrisul să fie prezentat pe un anu m it su p o rt m aterial
(num ai pe hârtie) sau să fie scris d e părţi (legea consideră înscrisuri su b sem nătură
privată şi actele tipizate, biletele sau tichetele em ise cu oca 2ia încheierii anu m ito r acte
juridice), cu anum ite excepţii legate de anum ite categorii, justificate de natura raportului
ju rid ic pe care îl atestă.
Ace ste excepţii sa u fo rm a lită ţi vizează: fie form a Iitatea exem plarului m ultiplu pe ntru
actele sinalagm atice; fie m enţiune „bun şi aprobat" în cazul actelor care constată obliga
ţii d e plată a unor bunuri fungibile; fie cerinţa datei certe etc.
Desigur, m ai există o suită de excepţii referitoare la form a, m enţiunile sau condiţi
ile de întocm ire ale înscrisului sub sem nătură privată, prevă 2ute în noul Cod civil ori în
alte legi speciale (de exem plu, testam entul olo graf trebuie să fie scris, sem nat, datat de
autor; cam bia sau cecul trebuie datate), d a r acestea sunt elem ente care privesc valabi
litatea operaţiunii ju rid ice înseşi, m otiv pentru care aceste condiţii nu interesează pro
blem a abordată.
C O M E N T A R IU
înscrisul su b sem nătură privată îşi trage puterea probatorie din chiar sem nătura păr
ţilor.
El se bucură de o prezum ţie de validitate, astfel are putere probatorie faţă de per
soana căreia i se opune su b condiţia recunoaşterii, d a r nu are beneficiul prezum ţiei de
autenticitate pe care legea îl recunoaşte înscrisului autentic. Este vorba d e opunerea
înscrisu lui în scop probator, adică în cadrul unui proces civil, în acest caz recunoaşterea
înscrisului trebuind să em ane de la partea din proces.
Puterea probatorie a înscrisului sub sem nătură privată are anum ite limite:
a) să fie recu n o scu t de ce l căruia i se o p u n e sau, după caz, socotit de lege ca recu
noscut. Recunoaşterea înscrisului poate fi explicită, dar poate fi şi dedusă din anum ite
îm prejurări determ inate de atitudinea celui care l-ar putea tăgădui (lipsa oricărei contes
taţii, folosirea aceluiaşi în scris ori a unei părţi a acestuia). De asem enea, este socotit ca
recunoscut înscrisul contestat fie în procedura verificării scriptelor, fie în cea a falsului,
dacă instanţa constată valabilitatea actului ca instrum ent probator;
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 599
A rt. 274 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. C o n d iţiile fo rm alităţii m u ltip lu lu i exem plar. Form alitatea m ultiplului exem plar
este cerută în cazul în scrisu rilo r su b sem nătură privată care constată convenţii sinalag-
m atice şi reprezintă o prim ă excepţie d e la regula înscrisă în art. 272 NCPC.
Pluralitatea de exem plare în convenţiile sinalagm atice reprezintă o con d iţie a valabi
lită ţii înscrisului ca instrum entum p roba tio nis şi nu influenţează valabilitatea operaţiunii
ju rid ice, în sens de negotium , care va putea fi dovedită prin alte m ijloace de probă (de
altfel, în su şi înscrisul respectiv poate să constituie începu t de dovadă scrisă, în condiţiile
art. 276 NCPC, fără a fi aşad ar nevoie şi de îndeplinirea exigenţelor din art. 310).
Această cerinţă îşi are fundam entul în ideea p re constituirii a b initio a unei probe a
raportului sinalagm atic în favoarea fiecăreia dintre părţile acestuia.
600 V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pro ced u ra În f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 274
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 601
A rt. 275 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
A ri. 2 7 5 . Form alitatea „bun ş i ap ro b at". (1) înscrisul su b sem nătură pri
vată, prin care o singură parte se obligă către o alta să-i plătească o sum ă de bani
sau o cantitate de bunuri fungibile, trebuie să fie în întregim e scris cu m âna celui
care îl subscrie sau ce l pu ţin ca, în afară de sem nătură, să fie scris cu m âna sa
„bun şi aprobat p en tru ...", cu arătarea în litere a sum ei sau a cantităţii datorate.
(2) C ând sum a arătată în cuprinsul înscrisului este diferită de cea arătată în
form ula „bun şi ap robat", se prezum â câ obligaţia nu există decât pentru suma
cea m ai m ică, chiar dacă înscrisul şi form ula „bun şi aprobat" sunt scrise în între
gim e cu m âna sa de ce l obligat, afară num ai dacă se dovedeşte în care parte este
greşeală sau dacă prin lege se prevede altfel.
C O M E N T A R IU
Ed nu este însă necesară dacă obligaţia ca atare a fost voluntar executată în ain te sau
concom itent redactării înscrisului.
In caz d e nepotrivire între sum a in d ica t! în cuprinsul înscrisului şi cea din form ula
„bun şi aprobat", debitorul se consideră obligat la sum a cea m ai m ică; s e prezum â că
obligaţia nu există decât pentru sum a cea m ai m ică, ch iar dacă înscrisul şi form ula „bun
şi aprobat” su n t scrise în întregim e cu mâna sa de cel obligat.
Prezum ţia nu se aplică dacă se dovedeşte în care parte este greşeala sau dacă prin
lege se prevede altfel; având în vedere şi caracterul său relativ, creditorul face proba
contrară.
Nici în cazul form alităţii „bun şi aprobat", form ula de asum are nu este sacram entală,
p u ţin d fi înlocuită prtn alta echivalentă, fiind însă obligatoriu ca sum a ori cantitatea să
fie arătată în litere (sau şi în litere alături de cifre, dar nu num ai în cifre).
2. Excepţii d e la fo rm alitate a „b u n şi apro b at". De la form alitatea „bun şi aprobat"
sunt instituite şi unele excepţii: art. 277 alin. (1) NCPC prevede că această dispoziţie nu
se aplică înscrisului care constată un contract între profesionişti, dacă legea nu prevede
condiţii speciale pentru acesta şi nici conversiunii înscrisului autentic n u l ca atare regle
m entata în art. 271 alin. (2) NCPC, acesta având funcţia probatorie a înscrisului su b sem
nătură privată, fără altă form alitate.
Practica ju diciară a asim ilat însă situaţiilor de excepţie de la această cerinţă şi cazul
chitanţelor liberatorii, acestea vizând executarea unor obligaţii, iar nu naşterea lor, aşa
cum nu este necesară la o achiesare sau renunţare ori în cazul unei obligaţii stabilite prin
hotărâre judecătorească;
Totuşi, form alitatea este necesară în cazul în care o obligaţie unilaterală este consta
tată într-un în scris în form ă aparentă de convenţie sinalagm atică, precum şi atunci când
obligaţia unilaterală este asum ată cu ocazia încheierii unei convenţii sin a la gm a tke , fiind
consem nată în înscrisul întocm it pentru constatarea convenţiei sinalagm atice, deoarece,
în realitate, este vorba de două operaţiuni juridice.
C O M E N T A R IU
Această dispoziţie consacră, com parativ cu dispoziţiile specifice înscrisului autentic,
conversiunea înscrisului su b sem nătură privata, nul ca în scris din punct de vedere proba
to r prin lipsa celo r două form alităţi reglem entate în art. 274 şi 275 NCPC.
Astfel, înscrisurile sem nate de părţile em itente sau cel puţin d e partea care se obligă
şi care nu îndeplinesc cerinţele probatorii specifice, deşi nu v o r putea fi folosite în cadrul
probei cu înscrisuri, pierzandu-şi avantajul dat de art. 273 NCPC, valorează totuşi început
de dovada scrisa, fără a fi necesară îndeplinirea celorlalte condiţii prevăzute de art. 310
NCPC.
în consecinţă, depunerea acestora în procesul de probaţiune im plică com plinirea lor
cu alte probe, inclusiv m artori sau prezum ţii.
A r t . 2 7 7 * în scrisu rile în tocm ite de p ro fesion işti. (1) D ispoziţiile art. 274 şi
275 nu se aplică în raporturile dintre profesionişti.
(2) înscrisul nesem nat, dar utilizat în mod obişnuit în exerciţiul activităţii unei
întreprinderi pentru a constata un act juridic, face dovada cuprinsului său, cu
excepţia cazului în care legea im pune forma scrisă pentru însăşi dovedirea actu
lu i juridic.
(3) înscrisul su b sem nătură privată întocm it în exerciţiul activităţii unei între
prinderi este prezum at a fi fo st făcut la data consem nată în cuprinsul său. în acest
caz, data înscrisului su b sem nătură privată poate fi com bătută cu orice m ijloc de
probă.
(4) Dacă înscrisul prevăzut la alin. (3) nu conţine nicio dată, aceasta poate fi
stabilită în raporturile dintre părţi cu orice m ijloc de probă.
C O M E N T A R IU
1. Ju stificarea excepţiei d e la fo rm a lită ţile prevăzute d e art. 274 şl a rt. 275 NCPC.
Excepţia instituită prin alin. (1) al art. 277 este d e term in at! de calitatea persoanelor
angajate în raportul ju rid ic obllgaţional şi se explică prin specificul activităţii d e com erţ,
uzanţele com erciale şi spiritul de încredere care trebuie să însoţească aceste raporturi,
d a r nu în ultim ul rând şi prin caracterul accelerat în care aceste raporturi se în ch eie, des
făşoară şi epuizează.
A r fi excesiv de form al ca roporfur//e ju rid ice dintre profesionişti să fie condiţionate de
nevoia preconstituirii probelor, în condiţiile în care în extrem de m ulte situaţii, în circuitul
com ercial, profesioniştii îşi organizează activitatea de com erţ în special în baza com en
zilor, a o fertelor urm ate d e executarea lor, stabilesc legături num ai prin corespondenţă,
fără m ăcar a se întâlni în vederea întocm irii actelor ju rid ice ca suport probator al relaţi
ilor lor juridice.
Aşadar, excepţia nu are legătură cu natura actelor încheiate în tre profesionişti, ci
apare ca o necesitate firească în contextul prezentat.
2. în sc risu l n e sem n at. Ţinân d cont de toate elem entele expuse anterior, legiuitorul
atribuie valoare probatorie în tre profesionişti ch iar şi înscrisului nesem nat, o derogare
foarte im portantă având în vedere rolul şi funcţia de pe care sem nătura o are atunci
când este vorba despre înscrisuri sub sem nătură privată, ca instrum ente probatorii (a se
vedea art. 272*275 NCPC).
Totuşi, pentru ca înscrisul nesem nat sa aibă valoore proba torie asupra a ceea ce
cuprinde în condiţiile alin. (2) al art. 277, trebuie îndeplinite cum ulativ urm ătoarele
condiţii:
a) în scrisu l sâ ateste un a c t ju rid ic , iar nu un fapt ju rid ic stricto sen su . Nu are im por
tantă dacă înscrisul cuprinde elem entele actului ju rid ic la încheierea acestuia ori dacă
este em is în tim pul şi în executarea actului, dacă se poate stabili conexiunea lui cu ope
raţiunea juridică;
b) înscrisul să f ie utilizat In m o d obişnu it în exerciţiul activităţii u nei întreprinderi
pentru a constata un a ct juridic. Această dem onstraţie conexă trebuie realizată de cel
care prezintă înscrisul ca probă în instanţă. Această parte va trebui să dem onstreze că
activitatea sa de com erţ sau a partenerului său se desfăşoară în mod obişnuit în felul
determ inat prin em iterea acelui în scris (de exem plu, partea va trebui să dem onstreze
că procedura ofertelor lansate public prin m esaje postate pe site-ul com paniei, urm ate
d e o acceptare din partea destinatarilor, este în m od obişnuit suficientă pentru ca acea
com panie să fie considerată angajată într-un raport ju rid ic pe care îl execută).
604 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 277
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 605
A rt. 278 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
vitâtea sp e c ific i (com erţ, servicii etc.) în acest fel (pe baza facturilor recepţionate odată
cu m arfa sau cu serviciul contractat etc.), fie d o ar în raportul ju rid ic stabil şi constant
cu em itentul (de exem plu a făcut plăti anterioare în aceleaşi condiţii sau şi-a executat
prestaţiile corelative în m od necontestat, ceea ce până acum era denum it în doctrină şi
p ra ctici acceptarea tacită a facturii), fie în relaţia cu o rice profesionist.
De asem enea, de o im portanţă şi frecvenţă notabilă în practică sunt şi înscrisurile
nesem nate invocate drept corespondenţă între profesionişti.
Prin corespondenţă între profesionişti se înţelege orice fel de înscrisuri (scrisori,
adrese, note etc.) intervenite între profesionişti în scopul încheierii unor contracte civile
sau af m odificării ori stingerii unor obligaţii civile.
în scrisu rile expediate şi prim ite d e aceştia, care alcătuiesc corespondenţa între pro
fesionişti, fac parte din categoria înscrisurilor sub sem nătură privată, condiţia sem nării
sau nesem nării lor de către em itenţi făcând necesare aceleaşi distincţii şi efecte în plan
probator precum cele deja analizate;
c) în fine, a treia condiţie pentru recunoaşterea valorii probatorii este aceea ca legea
sâ nu im pună fo rm a scrisă pentru în să şi dovedirea actu lu i ju rid ic .
Dorim să m ai subliniem , de asem enea, că legea se referă la forţa probantă astfel
determ inată asupra întregului cuprins al înscrisului, ceea ce - cel puţin în cazul facturi
lor - finalizează o m ai veche şi netranşată dispută între doctrină şi practică (m ai precis,
o parte a sa) referitoare la lim itele probei raportului ju rid ic în legătură cu m enţiunile ati
pice inserate de părţi în acest gen d e docum ente (de exem plu, se inserează în factură
o m enţiune referitoare la scadenţa obligaţiei de plată la un anu m it nu m ăr de 2ile de la
recepţia facturii sau se inserează o clauză penală etc.)
3. D ata în scrisu lu i su b se m n ătu ră privată. U ltim ele două alineate a le art. 277 sta
bilesc criteriile de evaluare probatorie a consem nării referitoare la data înscrisului sub
sem nătură privată care tinde la dovedirea raportului ju rid ic dintre profesionişti, sau,
dim potrivă, sem nificaţia lipsei unei asem enea specificări.
Avem în vedere în acest caz atât înscrisurile su b sem nătura privată ca atare, potrivit
art. 272, cât şi pe cele care, nefiind sem nate de profesionişti, au aceeaşi valoare pro
bantă cu condiţia respectării exigenţelor din alin. (2) al art. 277.
în acest sens, cu condiţia evocării probatorii a înscrisului în exerciţiul activităţii unei
întreprinderi:
- data consem nată în în scris este prezum ată reală p â n ă la p ro b a contrară; prezum ţia
este legală sim plă, deci profită celui care se prevalează de aceasta, dar poate fi răstur
nată de adversar prin o rice proba contrară;
- în lipsa unei consem nări referitoare la dată, aceasta poate fi dovedită prin orice
m ijlo c de probă, dacă părţile au nevoie de dovada datei înscrisului pentru dovedirea sus
ţinerilor lor.
A ri. 2 7 8 . D ata certe a în scrisu lu i su b sem nătură privată. (1) D ata înscrisu
rilor su b sem nătură privată este opozabilă altor persoane decât celor care le-au
întocm it, num ai din ziua în care a devenit certă, prin una dintre m odalităţile
prevăzute de lege, respectiv:
1. din ziua în care au fost prezentate spre a se conferi dată certă de către nota
rul public, executorul judecătoresc sau alt funcţionar com petent în această pri
vinţă;
606 V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 278
C O M E N T A R IU
1. Forţa prob ato rie a datei în scrisu lu i su b se m n ătu ră privată. Data întocm irii unui
în scris su b sem nătura privată este un fapt m aterial. Indicarea datei în în scris este num ai
o m enţiune a părţilor, care nu poate să aibă altă putere probatorie decât celelalte m en
ţiu n i ale înscrisului (cu excepţia situaţiei în care se im pune de lege ca o condiţie d e vali-
ditate, cum este cazul testam entului o lo graf şi al titlu rilo r de valoare).
Aşadar, în raporturile din tre pârţi, data înscrisului sub sem nătură privată este co n d i
ţionată de recunoaştere, conform art. 273 NCPC, ca de altfel în treg cuprinsul înscrisului.
Proba contrară se va putea face în aceleaşi condiţii ca şi îm potriva celorlalte m enţiuni
ale înscrisului.
în ca 2ul în care cel care sem nează înscrisul sub sem nătură privată este reprezentan•
tu! convenţional sau legal al părţii, m enţiunea datei face credinţă până la dovedirea con
trară atât faţă de reprezentat, cât şi faţa de reprezentantul care l-a sem nat, aceeaşi fiind
situaţia şi în cazul m inorului cu capacitate restrânsă asistat de ocrotitorul său legal.
Faţa de terţi, spre deosebire d e celelalte m enţiuni care form ează cuprinsul înscrisului
sub sem nătură privată şi care au putere doveditoare până la proba contrară, data în scri
sului, prin ea însăşi, nu face credinţă. Această abatere de la regula puterii doveditoare a
înscrisului su b sem nătură privată până la proba contrară se explică prin grija legiuitoru
lui de a ocroti pe terţi îm potriva pericolului care poate să îl reprezinte pentru ei trecerea
unei date false în înscris, d e regulă antedatarea înscrisului.
2. M odalităţi de dob ândire a d ate i certe. Articolul 278 N CPC stabileşte că te rţilo r le
este opozabilă n u m a i data certa o înscrisurilor su b sem nă tu ră privata, care se dobân
deşte printr-una din urm ătoarele m odalităţi:
a) din ziua în care au fo st prezentate sp re o se co n fe ri data certa de către notarul
public, executorul ju d ecă to resc sa u de către un fu n cţio n a r com petent în această privinţa.
Dacă printre atribuţiile notarilor publici figurează şi darea de dată certă înscrisurilor
care li se prezintă în acest scop, conform art. 148 din Legea nr. 36/1995, republicată, iar
prin form ula „funcţionar public com petent în această privinţă" pot fi consideraţi toţi acei
funcţionari cărora legea le-a conferit ca atribuţie acordarea datei certe, cum este cazul
funcţion arilo r m isiunilor diplom atice sau consulare rom âne din străinătate, exprim area
nu este tocm ai exactă în cazul executorilor judecătoreşti.
60* V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 279
prin rangul inscripţiei în cartea funciară, iar ipotecile m obiliare şi asupra creanţelor sunt
opozabile terţilor de la data înscrierii în Arhiva E le ctro n ici d e Garanţii Reale M obiliare.
De asem enea, există unele înscrisuri care fac dovadă faţă de terţi în ce priveşte data
trecută în ele, fără a fi necesar ca aceasta să fi devenit dată certă prin vreunul din m ijloa
cele prevăzute de art. 278 NCPC. Astfel:
- testam entul o lo g ra f face dovadă prin el însuşi atât de conţinutul său, care cuprinde
ultim a voinţă a testatorului, cât şi de data sa, care este un elem ent constitutiv af acestuia
(art. 1041 N CC). De altfel, dacă form alităţile cerute de art. 278 N CPC a r trebui îndepli
nite, s-ar aduce atingere caracterului secret al dispoziţiilor testam entare;
- în raporturile dintre profesionişti, înscrisurile su b sem nătură privată pot fi dove
dite în privinţa datei cu orice m ijloc de probă, afară de cazul în care legea im pune forma
scrisă a actului pentru dovedirea convenţiei înseşi [art. 277 alin. (3) şi (4) NCPC].
3. C h itan ţele liberato rii. In ce priveşte chitanţele prin care se constată prim irea unor
sum e d e bani (liberatorii), apreciind circum stanţele concrete a le cauzei şi dacă prin lege
nu există dispoziţii contrare, instanţa poate să înlăture incidenţa alin. (1) al art. 278 refe
ritoare la exigenţele probatorii în legătură cu data înscrisului, total sau parţial.
Raţiunea derogării se justifică pe inconvenientele care s*ar ivi dacă înscrisuri atât de
frecvente a r f i supuse form elo r prevăzute de lege pentru ca data lor să fie opozabilă ter
ţilor.
C O M E N T A R IU
Chiar dacă în plan procesual o pondere şi o im portanţă covârşitoare o au înscrisu
rile autentice ori su b sem nătură privată, există posibilitatea ca persoanele sa ţină evi
denţa a num itor fapte ori acte, sistem atic sau nu, în docum ente cu caracter privat (caiete,
însem nări, ju rn ale etc.), preconstituind p rob e cu în scrisu ri pe care legea le intitulează
registre ş i h â rtii dom estice.
Aceste însem nări nu au caracter obligatoriu şi nici neapărat un scop predeterm inat,
de aceea, faţă de circum stanţele consem nării lor, ele au o valoare p roba torie lim itata,
pentru evitarea încurajării preconstituirii lor în scop procesual îm potriva altor persoane.
Ca regulă, registrele şi hârtiile dom estice nu fo c dovadă pentru ce l care ie-a scris, ci
pot fi folosite în proces n u m a i îm potriva sa în urm ătoarele cazuri:
a) pentru a dovedi o piaţa prim ită, atunci când registrele sau hârtiile dom estice atestă
neîndoielnic acest fapt. Având în vedere spontaneitatea consem nării pe care autorul
scrierii o face în acest sens, în principiu aceasta valorează o recunoaştere extrajudiciară,
retractabiiă pentru eroare;
b) când cuprind m enţiunea expresă că însem narea a fo st făcută în folosul celui arătat
drept creditor, pentru a ţin e loc de titlu. Şi în acest caz se poate fa ce echivalenţa înscri
sului cu m ărturisirea extrajudiciară, însă, având în vedere circum stanţierea de scop pe
care legea o im pune, consideram că nu este incidenţă eroarea, ca m ijloc d e retractare.
V e * O N !C A D Ă N Â tiĂ 609
A rt. 280 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
610 V S / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a t a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 281
în acest caz, totuşi partea care le in v o c i nu poate scinda conţinutul lor, adică nu se
poate prevala selectiv de aceste înscrisuri, pe principiul câ această situaţie este adm isi
bil ă m ărtu ris i r i i extra j u d i ci a re ca re n u e ste, d e regu Iă, d iviz ibi Iă. A fo rtio ri, i nsta nţa p oate
să nu-şi sprijine soluţia pe asem enea registre111;
- registrele întocm ite cu sau fără respectarea disp oziţiilor legale de către întreprinză
to ri sau profesionişti nu au nicio funcţie probatorie în contra particularilor. Efe vo r putea
fi invocate n u m a i îm p o triva întreprinzătorilor sa u profesioniştilor, însă ca echivalent al
unei m ă rturisiri extrajudiciare a acestora, astfel că nu ar trebui considerate scindabite.
în să ultim ul alineat al art. 280 dim inuează exigenţele im puse prin distincţiile de mai
sus, stabilind că, în toate cazurile, instanţa este în drept a aprecia dacă:
a) se poate atribui conţinutului registrelor unui întreprinzător/profesionist o altă
putere doveditoare;
b) trebuie să se renunţe la această probă în cazul în care registrele părţilor nu con
cordă (desigur, nu este vorba despre renunţarea părţii la probă în sensul art. 257 NCPC,
care nu intră în puterea d e apreciere a instanţei, ci în renunţarea instanţei la valoarea
probatorie dată de lege respectivului înscris, ceea ce se integrează procesului d e delibe
rare, dar trebuie m otivat);
c) trebuie să atribuie o credibilitate m ai m are registrelor uneia dintre părţi.
C O M E N T A R IU
Aceste dispoziţii reprezintă o reiterare a conţinutului art. 1186 C. civ. 1864, referitor
la situaţiile considerate lib era to rii p en tru debitor în raporturile obligaţîonale.
Prim a situaţie se naşte prin dovedirea faptelor vecine şi conexe: a) titlul a răm as neîn
trerupt în posesia creditorului de la data naşterii obligaţiei de plată şi până la prezentarea
lui în instanţă121; b) m enţiunea este făcută de creditor în josul, pe m arginea sau pe dosul
titlului de creanţă şi reprezintă scrierea m anuscrisă a creditorului, ch iar dacă nu este
asum ată prin sem nătură (considerăm că num ai în contextul nesem nării m enţiunii este
im portantă posesia neîntreruptă a titlului de creanţă în m âinile creditorului}; c) m en
ţiunea tin d e la liberarea debitorului.
A doua situaţie presupune dovedirea fap telor conexe: a) m enţiunea este făcută de
creditor în jo su l, pe m arginea sau pe dosul duplicatului (desigur, a fortio ri, a originalu
lui) unui în scris sau al unei chitanţe (privind o plată anterioară parţială) aflate în m âinile
debitorului, d a r este necesară şi condiţia sem năturii m enţiunii de către creditor; b) m en
ţiunea să tindă la liberarea creditorului.
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 611
A rt. 282 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
A ri. 2Jt2. N o ţiu n e. (3) C ând datele unui act juridic sunt redate pe u n suport
inform atic, docum entul care reproduce aceste date constituie instrum entul pro
bator al actului, dacă este inteligibil şi prezintă garanţii suficient de serioase pen
tru a face deplină credinţă în privinţa conţinutului acestuia şi a identităţii persoa
nei de la care acesta em ană.
(2) Pentru a aprecia calitatea docum entului, instanţa trebuie să ţină seam a de
circum stanţele în care datele au fo st înscrise şi de docum entul care ie-a reprodus.
C O M E N T A R IU
Sunt considerate înscrisuri, pe lângă cele clasice, adică cele care consem nează o scriere
şi sunt stocate pe un suport de hârtie, actele juridice redate pe un suport informatic.
Suportul inform atic care le stochează şi conservă devine astfel m ijlo cu l de proboţiune,
instrum entum probationis.
în m od firesc, o înregistrare pe un su p o rt inform atic nu presupune în m od exclusiv o
scriere. în sensul de suită de caractere traductibile ori inteligibile, ci o rice fel de în re gis
trare (video sau audio) sau d o a r o suită de date d e acest sens care au sem nificaţie tra
ductibilă sau inteligibilă.
Pe lin g ă condiţiile generale, art. 282 alin. (1) im pune şi unele co n d iţii sp ecia le de
adm isibilitate a p ro b e i cu înscrisuri p re constituite pe un su p o rt inform atic, şi anum e:
a) docum entul care repro duce aceste d a te să f ie inteligibil, tn fapt, credem că este
vorba de suportul care stochează datele astfel înregistrate şi conservate, care. prin citire
(lecturare, vizionare, audiţie) să reproducă un m esaj inteligibil, adică apt spre a fi înţeles,
cla r şi accesibil pentru cei ca re îl citesc;
b) p rezint! garanţii suficient de serio a se pentru a face deplină credinţă în privinţa
conţinutului acestuia şi a identităţii persoanei de la care acesta em ană. Form ula folosită
de legiuitor este im precisă şi lăsă o m arjă suficient d e largă pentru interpretarea sin
tagm ei „garanţii suficient de serioase" referitoare la integritatea şl autenticitatea înre*
g ist rării ori a persoanei de la care em ană. Evaluarea acestor condiţii speciale de adm isi
bilitate este atipică şi întâm pină, sub asp ect procedural, câteva problem e noi.
în prim ul rând, instanţa trebuie s i constate că suita inform aţiilor prezentate în acest
form at are ca ra cte r inteligibil, ceea ce presupune punerea docum entului în citire, iar
aceasta trebuie perm isă şl facilitată tu tu ro r părţilor.
în al doilea rând, trebuie să evalueze condiţia garanţiilor suficient de serioase pentru
ca înscrisul să facă deplină credinţă în sensul verificării autenticităţii ş i integrităţii în re
gistrării ş i identităţii autorului d e la ca re e m a n ă .D in punctul nostru de vedere, cel puţin
a doua condiţie presupune verificarea datelor prezum ţiei instituite prin art. 283 NCPC
sau, m ai m ult, o experţi za re a suportului inform atic care stochează înregistrarea. Toate
aceste evaluări calitative sunt tip ice fazei adm inistrării probei, după adm iterea sa, şi nu
pot fi verificate a priori.
Su b aspectul adm isibilităţii probei, prem isele verificării acesteia sunt corect şî sufici
ent reglem entate la art. 266 NCPC, care stabileşte că pentru această categorie de în scri
suri se aplică regulile pentru înscrisul pe suport de hârtie, astfel că nu a r fi util să depă
şească aceste coordonate.
612 V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 283
Prin urm are, considerăm că cenzura instanţei în sensul art. 282 N CPC nu poate fi inte
grată controlului de adm isibilitate a probei cu înscrisuri redate pe su p o rt inform atic, ci
toate aceste verificări trebuie să aparţină etapei adm inistrării probei.
Astfel, adm inistrarea p ro b e i va presupune facilitarea accesului la probă al părţilor,
posibilitatea contestării sa le de către cei căruia proba i se opune în regim ul prezum ţiei de
m ai jo s sau ch iar prin expertUare şi, în cele din urm ă, aprecierea probei în procesul glo
bal de evaluare, în care instanţa fie va reţine sau va înlătura m ijlocul probator ca atare,
fie va invalida funcţia sa probatorie datorită calităţii inform aţiei furnizate.
juridic p e suport inform atic este prezum ată a prezenta garanţii suficient de
serioase pentru a face deplină credinţă în cazul în care ea este făcută în mod
sistem atic şi fără lacune şi când datele înscrise su n t protejate contra alterărilor
şi contrafacerilor, astfel încât integritatea docum entului este deplin asigurată. O
astfel de prezum ţie există şi în favoarea terţilor din sim plul fapt că înscrierea este
efectuată de către u n profesionist.
C O M E N T A R IU
Conceperea unei asem enea prezum ţii ţine de voinţa legiuitorului de a facilita, în pro*
cesul de probaţiune, sarcina probei în condiţiile societăţii contem porane, în care ten*
dinţa este stocarea, m em orarea şi arhivarea unui num ăr m are de inform aţii în condiţiile
tehnologiei inform atice.
Astfel, înscrisul prezentat pe su p o rt inform atic d eţin e în faţa instanţei p rezum ţia că
prezintă garanţie suficient d e serioasă pentru a face deplină credinţă asupra autentici*
taţii sa ie dacă:
a) înscrierea datelor destinate citirii este făcută în m od sistem atic şi fără lacune;
b) datele în scrise sunt protejate contra alterărilor şi contrafacerilor, astfel în cât inte*
gritatea docum entului este deplin asigurata.
Credem ca niciuna dintre aceste doua fapte vecine şi conexe de natură sâ activeze
prezum ţia nu pot fi asum ate de judecătorul care cercetează proba dacă acesta însuşi nu
este un specialist în dom eniul inform atic. Tehnologia actuală perm ite alterări, contra*
faceri sau prezentarea în suită a unor inform aţii disparate, fără ca acest lucru să fie evi*
dent vizibil, iar contrafacerea docum entelor originale este greu de depistat în lipsa unor
expertize com plexe.
Or, în condiţiile în care s-a r im pune adm inistrarea unei expertize pentru confirm area
autenticităţii integrităţii înregistrării din cele două direcţii im puse pentru activarea pre
zum ţiei de validitate, nu înţelegem sensul acesteia. Aceasta întrucât, ca regulă, prezum
ţia facilitează silogism ul de form are a probabilităţii pe care expertiza în săşi o exclude.
Credem însă, în condiţiile existenţei acestei norm e, că instanţa ar trebui să seopreascâ
în operarea cu această prezum ţie la un m ecanism m ult mai sim plist: sâ considere activă
prezum ţia de validitate î n procedura adm inistrării înscrisului stocat pe suport inform atic
num ai în lipsa unei contestaţii asupra calitaţilor tehnice ale actului. în prezenţa contesta-
ţiei ar trebuie adm isă expertiza, ca unic m ijloc de asigurare a controlului d e autenticitate.
Şi mai sim plu însă ni s-ar părea ca instanţa să prim ească înscrisul prezentat în această
form ă, sa im pună părţii care îl prezintă, la fel ca în cazul oricărui înscris, sâ aibă asupra sa
originalul pentru e xp e rtiza re în cazul unei contestaţii asupra a u te n tic ită ţii-a d ic ă a ele*
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 613
A rt. 284-286 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
m ente lor care astăzi reprezintă faptul vecin şi conex de natură să activeze această pre
zum ţie iar caracterul inteligibil sau dim potrivă al inform aţiei stocate pe acest suport
să ţină de interpretarea probelor, în suita evaluării cu caracter global pe care instanţa o
face în privinţa acestora.
COMENTARIU
Este firesc ca puterea probatorie a acestui în scris să fie egală şi sim etrică cu cea a
oricărui înscris su b sem nătură privatam.
Dacă totuşi, în condiţiile verificării integrităţii sau autenticităţii înscrierii, acesta nu
poate avea funcţia probatorie a înscrisului, el va putea fi asim ilat fie începutului de probă
scrisă - d a ra rtre b u ic a m ăca r i nformaţ iii e stocate să fie i nte ligibi le - , fie, d a că este re leva nt,
ar putea fi un m ijloc m aterial de probă. Această asim ilare aparţine instanţei care va evalua
întotdeauna funcţia probatorie a acestui m ijloc în funcţie de circum stanţele stabilite.
COMENTARIU
Duplicatele sunt acte care, fără a fi prim ordiale sau originale, au acelaşi regim proba*
to r cu cel prevăzut pentru actele originale pe care le înlocuiesc.
Datorită sinonim iei pe care o presupune sub aspectul forţei sa le în planul dreptului
m aterial şi procesual, duplicatele:
a) se em it num ai după actele autentice (fie că sunt acte autentificate notarial, fie că
su n t acte autentice em ise cu respectarea lim itelor im puse prin art. 269 NCPC);
b) se em it num ai în condiţiile prevăzute de lege.
614 V t / IO N IC A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l P r o c e d u r a Î n fa ta p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 286
C O M E N T A R IU
în funcţie de relaţia dintre înscrisuri, raportată la m om entul o bţinerii lor, acestea
sunt originale şi copii.
Copiile sunt reproducerile înscrisurilor originale, fie că acesta su n t acte autentice sau
sub sem nătură privată.
Atunci când părţile propun proba cu înscrisuri, în principiu este avut în vedere însori'
sul original, chiar dacă, în procedura adm inistrării probelor, acestea depun copii sim ple,
certificate pentru conform itatea lor cu originalul de către părţile înseşi.
în să dispoziţiile art. 286 N CPC nu se referă la ◦ chestiune care ţine de prezentarea şi
adm inistrarea probei cu înscrisuri, ci d e distincţia va lo rii p ro b a to rii în tre actul original şi
copia sa, oricare a r fi m odalitatea în care actul este rem is în dosarul instanţei.
Astfel, din punct de vedere probator:
a) copia, chiar legalizată, n u p o a te dovedi m ai m ult decât originalul însuşi. Relaţia re-
ci p rocă n u este val a bi lă, origi naiul avă n d pute re pro batori e peste ceea ce cop ia sa c u pri nde.
Ipoteza are în vedere neconcordanţa dintre original şi copie atunci când ele pot fi
confruntate. Cel care contestă concordanţa copiei cu originalul are dreptul d e a cerere şi
obţine această confruntare, deoarece prezentarea copiei nu su plineşte obligaţia părţii de
a prezenta instanţei originalul, la cerere;
b) în lipsa originalului ori a duplicatului înscrisului autentic ceru t spre a fi prezentat
sau confruntat în instanţă, copia înscrisului, ch iar legalizată, n u are puterea probatorie
specifica actu lu i co p ia t.
Copia legalizata a actului original care nu poate fi în so ţită de actul original sau de
duplicatul actului autentic are valoarea probatorie a începutului de dovada scrisa, ca
efect al m odului riguros în care se eliberează copiile legalizate a le actelor originale (de
exem plu, Legea notarilor publici nr. 36/1995, republicată, prevede în art. 151 condiţii
stricte de eliberare a copiilor legalizate după actele originale).
în m ăsura în care autorităţile care au abilitarea de a elibera copii legalizate sunt
obligate să respecte dispoziţiile legale care le delim itează com petenţa de a elibera astfel
de copii şi verificările care trebuie efectuate (între care este indispensabilă condiţia
confruntării copiei cu originalul sau a reproducerii după acesta), se consideră că o copie
astfel obţinută poartă un elem ent d e veridicitate prin com paraţia sa cu originalul, de
natură să ju stifice acordarea forţei probante potrivit art. 310 NCPC, fără respectarea
celorlalte exigenţe im puse de text;
c) copia copiei nu are nicio putere doveditoare.
în cazul copiei parţiale a înscrisului original, dispoziţiile legale analizate a le art. 286
N CPC sunt aplicabile, în lim itele părţii din înscrisul original reproduse în copie.
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 615
A rt. 287-288 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
Ca variantă de generare a copiei, copiile înscrisurilor autentice sau sub sem nătură
privată fă cu te pe m icrofilm e sa u pe supo rtu ri inform atice sunt o alternativă a copiei teh
noredactate sau fotocopiate (pentru care reglem entarea lim itelo r probatorii este reali
zată prin dispoziţiile art. 286 NCPC).
în cazul copiilor înscrisurilor autentice sau sub sem nătură privată făcute pe m icro
film e sau pe suporturi inform atice, puterea doveditoare este eg a lă cu p u terea actului
original, dacă redarea pe m icrofilm e ori alte suporturi de prelucrare electronică a datelor
s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale.
D incolo de faptul că nu se justifică o atare diferenţă de regim probator în tre copia
legalizată şi copia făcută pe m icrofilm e sau pe suporturi inform atice care priveşte acelaşi
original, legiuitorul nu îşi m ai asum ă situaţia procesuală a neconcordantelor între copia
redată în condiţiile art. 287 şl originalul actului, d a r nici pe cea a copiei parţiale sau pe
cea generată de situaţia dispariţiei docum entelor originale astfel redate.
M ai m ult, reproducerea pe m icrofilm e sau pe suporturi inform atice a înscrisurilo r
autentice sau su b sem nătură privată este doar o variantă de copiere şi redare a docu
m entelor originale, astfel că în principiu o rice variantă de stocare a inform aţiei docu
m entului original a r trebui să fie considerată a avea acelaşi regim probator precum cel
reglem entat în această dispoziţie.
C O M E N T A R IU
1)1 C a re d isp u n e a că a cesta fa c e probe d e sp re d a to rie ş i n u d isp e n sa p e cre d ito r d e a p rezenta titlu l o rigin a r
d e câ t câ n d : 1 ) a ctu l d e recu n o aştere c u p rin d e cau 2â ş i o b ie ctu l datoriei, p re cu m $i data titlului p rim o rd ia l sau
2 ) câ n d a ctu l recognitiv. având o dată d e 3 0 d e ani. e ste a ju ta t d e p o se siu n e şi d e unul sa u m ai m ulte a c te de
re cu n o a şte re co n fo rm e cu acesta.
A r i. 2 # 9 . A lte categ orii de în scrisu ri. (1) C ontractele încheiate pe form ulare
tipizate sau standardizate o ri încorporând condiţii generale tip, după caz, sunt
considerate înscrisuri sub sem nătură privată, dacă legea n u prevede altfel.
(2) D acă legea nu dispune altfel, biletele, tichetele şi alte asem enea docum ente,
utilizate cu ocazia încheierii unor acte juridice sau care încorporează dreptul la
anum ite prestaţii, au forţa probantă a înscrisurilor sub sem nătură privată, chiar
dacă nu sunt semnate.
(3) Telexul, precum şi telegram a ale căror originale, depuse la oficiul poştal,
au fost sem nate de expeditor, fac aceeaşi dovadă ca şi înscrisul sub sem nătură
privată.
C O M E N T A R IU
Sunt, ca regulă, asim ilate din perspectiva probatorie înscrisului su b sem nătură privată
şi urm ătoarele înscrisuri:
a) contractele în ch eiate pe fo rm u la re tipizate sa u sta n d a rd a a te ori încorporând con
d iţii generale tip.
înscrisul, chiar în această form ă de prezentare, presupune constatarea unei m ani
festări d e voinţă prin aplicarea sem năturii părţilor sau a celui care se obligă, întrucât de
foarte m ulte ori preconstituirea sa se face tocm ai în scop probator.
De asem enea, sunt situaţii în care cel care prezintă actul tn proces se află în pose
sia exem plarului propriu, sem nat doar de către adversar, deşi contractul este bilateral.
O asem enea chestiune nu reprezintă din parte-i o cauză de nevalabilitate a acestuia ca
instrum entum probationis, pentru că, în principiu, el face o probă îm potriva adversa
rului, căruia îi opune obligaţiile asum ate prin sem nătura. Dacă însă şi adversarul său
se foloseşte de în scris în probaţiunea judiciară, atunci depunerea exem plarului sem nat
doar de o parte litigantă nu este suficientă, desigur, în scop probator.
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 617
A rt. 290 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
A rt. 2?N). A n exele. Planurile, schitele, hârtiile, fotografiile şi orice alte docu
m ente anexate au aceeaşi putere doveditoare ca şi înscrisurile la care sunt alătu
rate, dacă au legătură directă cu înscrisul şi poartă sem nătura, după caz, a părţii
sau a persoanei com petente care a întocm it înscrisul.
C O M E N T A R IU
618 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
Tit u l I. P r o ced u ra În f a t a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 291-292
C O M E N T A R IU
Dispoziţia instituie o regulă a sim etriei condiţiilor specifice de redactare sau întocm ire
a înscrisului, pentru a garanta securitatea înscrisului şi m enţinerea puterii lui probatorii.
în ceea ce priveşte înscrisul sub sem nătură privată, se cere ca toate ştersăturile, radi'
erile, corecturile şi o rice alte m odificări, m enţiuni sau adăugiri să fie făcute de la cel de la
care actul em ană, în fapt fiind vorba de sem nătura celui o b lig a t prin înscris.
C O M E N T A R IU
Pe lângă regulile generale privind adm inistrarea probelor, dispoziţiile care urm ează
sunt po rticu ia re adm inistrării p robei cu în scrisu ri în procesul civil.
Ream intim că, în ceea ce priveşte regulile de adm inistrare a probei, dispoziţiile codu
lui su n t de aplicare im ediata, potrivit art. 26 alin. (2) NCPC.
Tot în acest context, am intim că judecătorul poate stabili pentru părţi, precum şi p e n
tru alţi participanţi sau terţi faţă d e proces îndatoriri în ceea ce priveşte prezentarea de
înscrisuri, precum şi orice alte dem ersuri necesare în legătura cu adm inistrarea acestei
probe.
Când este cazul, pentru îndeplinirea acestor îndatoriri, părţile şi orice alţi participanţi
sau terţii faţă d e proces vo r p u tea f i înştiinţaţi asupra obligaţiilor pe care le au în proces,
inclusiv în condiţiile art. 241 alin. (3) NCPC.
C O M E N T A R IU
1. O b lig a ţii p rivind d e p u n erea în scrisu rilo r. O dată cu cererea de chem are în judecata,
re cla m a n tu l daca înţelege sâ se folosească în dovedirea pretenţiilor sale de proba prin
în scrisu ri, trebuie să depun ă copii certificate d e pe în scrisu rile pe care le po sedă, în
atâtea exem plare câte părţi su nt, p lu s un exem p lar pentru instanţă. A rtico lul art. 194
lit. e) şi art. 150 N CPC im pun reclam antului obligaţii referitoare la prezentarea, ca anexe
a le cererii de chem are în judecată, a înscrisurilo r de care acesta înţelege să se folosească
în dovedirea pretenţiilor sale. Astfel:
a) înscrisurile se vo r depune în copie certificată de parte pentru conform itate cu
originalul (certificarea de conform itate a copiei nu are nicio influenţă asupra forţei
probatorii a înscrisului, original sau copie). Certificarea cu originalul a copiei lăsate în
dosar tratează ca original exem plarul răm as în posesia părţii, evaluarea funcţiei sale
procesuale urm ând să fie ulterior realizată;
b) atunci când sunt redactate într-o lim bă străină, înscrisurile se vo r depune în tradu
cerea legalizată a unui traducător autorizat, iar în lipsa sa în traducerea unei persoane
d e încredere. în condiţiile legii;
c) înscrisurile se v o r depune în tot atâtea exem plare câte su n t necesare p en tru com u
nicare, p lu s u n u l p en tru instanţă, în condiţiile art. 149 NCPC;
d) înscrisurile se pot depune şi num ai parţiale, în m ăsura privitoare la pricină, însă
instanţa poate dispune, la nevoie, prezentarea înscrisului în întregim e.
A celeaşi obligaţie le are şi pârâtul în ceea ce priveşte înscrisurile de care înţelege să
se folosească în apărare, în condiţiile art. 205 alin. (2) lit. d) NCPC.
Desigur, obligaţia depunerii acestor înscrisuri nu sem nifică autom at încuviinţarea şi
adm inistrarea lor în procesul de probaţiune, ci reprezintă doar un m ijloc de asigurare a
celerităţii şi echitabilităţii procedurii care se află la debut.
în etapa cercetării procesului însă, abia după încuviinţarea probelor în condiţiile
art. 254 alin. (1) sau (2), după caz, îndeplinirea acestor obligaţii se m enţine în totalitate
şi se integrează adm inistrării p ro b e i cu înscrisuri.
Astfel, ch iar solicitate prin cererea de chem are în judecată sau prin întâm pinare, pro
bele su n t puse în discuţia părţilor, iar instanţa le va putea încuviinţa dacă acestea în d e
plinesc toate condiţiile de adm isibilitate stabilite în art. 255 NCPC încuviinţân d probele,
instanţa va stabili m ăsurile necesare adm inistrării lor, caz în care va verifica îndeplinirea
o bligaţiilor m enţionate de mai sus.
în condiţiile alin. (2) al art. 254 NCPC, dacă proba a fost încuviinţată d u p ă începe
rea cercetării, în situaţiile de excepţie reglem entate de aceste dispoziţii, sub sancţiunea
decăderii din dreptul de a-i fi adm inistrată proba, înscrisurile trebuie depuse cu cel puţin
5 zile înainte d e term enul fixat pentru judecată, cu respectarea aceloraşi obligaţii enu
m erate m ai sus.
Având în vedere această situaţie specială, instanţa va lua m ăsurile de adm inistrare
a probei aducând la cunoştinţa părţii căreia proba i-a fost încuviinţată natura obligaţiei,
conţinutul său şi, bineînţeles, sancţiunea incidenţă în caz de neexecutare.
2. C o p ia certificată a în scrisu rilo r. Alineatul (1) al art. 292 reconfirm ă dreptul părţii
de a lăsa la dosarul cauzei copia certificată a înscrisurilo r de care se foloseşte în procesul
de probaţiune. Dispoziţia legală este susceptibilă de câteva sublinieri:
a) dreptul părţii vizează doar posibilitatea rem iterii la dosar a copiei certificate, par
tea nea vând opţiunea de a depune sau nu înscrisurile care i-au fost încuviinţate ca probă.
D epunerea înscrisurilor încuviinţate răm âne o obligaţie fa sarcina părţii, cu unele atenu
ări precis reglem entate în dispoziţiile ulterioare;
b }în principiu, partea poate depune copii certificate pentru conform itate cu înscrisul
folosit ca probă (denum it original), în această situaţie având obligaţia, potrivit alin. (2)
din art. 292 NCPC, să aibă asupra sa originalul şi, la cerere, să îl prezinte instanţei, sub
sancţiunea de a nu se ţine seam a d e înscris. O bligaţia de a avea asupra sa originalul:
- constă în disponibilitatea părţii d e a prezenta originalul instanţei la cerere (nu este
nevoie ca partea să aibă efectiv asupra sa originalul, ci d o a r să aibă posibilitatea înfăţi
şării lui în instanţă, p u tln d u -se chiar acorda un term en scurt în acest sens). In acest caz,
sunt unele situaţii în care instanţa poate dispune inclusiv ca înscrisul să fie predat în păs
trare la grefa instanţei (art. 292 alin. (3) NCPC];
- a r e caracter continuu, pe toată durata procesului în faţa instanţei la care actul este
adm inistrat ca probă.
Sa n cţiu n ea neprezentării originalului la cerere constă în înlăturarea înscrisului din
probaţiune pe acest tem ei, ceea ce sem nifică excluderea înscrisului din analiza probelor
încuviinţate. Cererea instanţei de prezentare a înscrisului poate fi determ inată d e pro
cedura recunoaşterii sale de cel căruia i se opune, de faptul că acesta se confruntă cu
o co pie greu Ii 2ibilă, de o cerere de experti 2are a înscrisului, de confruntarea exactităţii
copiei cu originalul etc.
Desigur, obligaţia instituită prin alin. (2) al art. 292 nu subzistă dacă partea depune
chiar exem plarul original deţinut şi folosit ca probă. Se m ai cuvine şi sublinierea că în
unele situaţii legiuitorul im p u n e ch ia r depunerea actu lu i în o rig in a l în proces (d e exem
plu, în procedura divorţului se depune actul de căsătorie în original; de asem enea, se
depune actul original în ca 2 ul înscrierii în fals).
în căzut depunerii înscrisului în original, el va putea fi totuşi retras - dacă legea nu
lim itează acest drept prin d isp 02 iţii speciale - după lăsarea la dosar a unor copii legali-
2âte de grefierul şe f al instanţei unde au fo st depuse, situaţie în care este reactivată obli
gaţia ca partea să aibă asupra sa originalul şi, la cerere, să îl prezinte instanţei.
Retragerea înscrisului în original n u sem nifică n e a p ă ra t de sistarea părţii de înscrisul
respectiv ca probă din dosar, potrivit art. 257 NCPC, ci doar exercitarea dreptului păr
ţii de a depune, în cadrul adm inistrării probei cu înscrisuri, actul în original sau în copie
certificată pentru conform itate sau legalizată. Retragerea înscrisului original din dosar se
poate face şi tem porar.
Doar înscrisurile depuse în copie - certificată pentru conform itate sau legalizată în
condiţiile art. 292 alin. (4) NCPC - n u p o t f i retrase, retragere care însă treb uie să fie
înţeleasă doar în sens m aterial, partea având dreptul renunţării la proba cu respectivul
în scris dacă această renunţare precede încuviinţării, în caz contrar probele răm ânând
câştigate cauzei.
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 621
A rt. 293 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
A rticolul 293 şi urm . NCPC vizează situaţii în care proba cu înscrisuri încuviinţată
uneia dintre părţi nu poate fi adm inistrată prin depunerea înscrisului de către aceasta,
întru cât n u s e află în posesia s a ,l\
C h iar dacă înfăţişarea înscrisului se va face prin plata costurilor necesare pentru adu
cerea înscrisului de către partea căreia proba i-a fost încuviinţată, anum ite obligaţii în
legătură cu depunerea înscrisului la dosar pot fi stabilite şi altor persoane, după cum se
va vedea în dispoziţiile urm ătoare.
Prim a situaţie vizează deţinerea înscrisului (num ai) de către cealaltă parte. Astfel, In
cazul în care una dintre părţi învederează că partea potrivnică deţine un în scris privitor
la pricina ce se ju d ecă, instanţa poate ordona înfăţişarea lui.
în principiu, instanţa are posibilitatea de apreciere în acest caz num ai pentru a evalua
incidenţa uneia dintre situaţiile în care partea adversă poate fi scutită de această obliga
ţie, în condiţiile dispoziţiilor legale ce urm ează.
în celelalte cazuri, atunci când condiţiile sunt îndeplinite - respectiv dacă înscrisul
a fo st încuviinţat părţii spre a fi adm inistrat în cadrul probei cu înscrisuri (este în scris în
legătură cu procesul), dacă partea face dovada existenţei înscrisu lu i şi deţinerii lui de
către adversar ţi dacă partea form ulează cererea de prezentare a înscrisului instanţa
n u p o a te respin ge cererea de înfăţişare o p r o b e i, ceea ce nu exclude însă ca m ăsura
înfăţişării înscrisului d e către cel care îl deţine să poată fi dispusă ş i din oficiu, dacă
instanţa poate determ ina circum stanţele de fapt care sa o ju stifice, chiar în lipsa cererii
părţii interesate în adm inistrarea lui.
Aşadar, partea căreia i-a fo s t încuviinţată p ro b a cu respectivul în scris şi care, în mod
obişnuit are şi obligaţia de a prezenta înscrisul, va putea obţine obligarea celeilalte părţi
num ai dacă dovedeşte existenţa înscrisului cu acel conţinut şi d eţinerea sa de către
adversar.
Considerăm că, fără dovedirea acestor elem ente, sub aspectul consecinţelor proce
suale pe care neprezentarea înscrisului le im plică, este excesiv ca instanţa să încuviinţeze
cererea d e înfăţişare a înscrisului sub efectul art. 295 (de exem plu, instanţa a stabilit
în sarcina pârâtului obligaţia prezentării unui în scris probator încuviinţat reclam antului,
fără a verifica existenţa sau deţinerea înscrisului de către pârât; nedepunerea înscrisului
d e către pârât ar atrage îm potriva acestuia o prezum ţie de recunoaştere a afirm aţiilor
reclam antului bazate pe acel înscris, ceea ce este excesiv, întru cât această obligaţie nu
a r fi putut fi executată).
Această m ăsură va fi dispusă prin încheiere, desigur după punerea sa în discuţia con
tradictorie a părţilor, eventual după ce partea care form ulează cererea de prezentare a
înscrisului d e către adversar a dem onstrat cu probe (a căror incidenţă în proces, im pusă
d e aceste circum stanţe excepţionale, va fi evaluată distinct de procesul probator pro-
priu-zis) îndeplinirea celo r trei elem ente care justifică luarea m ăsurii.
în orice caz, instanţa n u va p u tea respinge cererea de înfăţişare a înscrisului de către
cealaltă parte dacă:
1)1 Pentru op in ia co nform căreia a ce a stă ch e stiu n e va p u te a fl an a lia t ă c h ia r p re m e rg â to rîn cu v iin ţă rii probei,
i se ved ea s i M . Tâbârca, D re p t p ro cesu al civil, vo i. 1.2 0 0 8 . p. 5 S4.
1,1 A se ved e a şi V M . C io b o n u , G . B o ro i, T C . B rieiu , o p . cit., 2011, p. 265.
622 V e /IO N IC A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l. pro cedu ra În f a t a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 294
a) înscrisul este com un p ă rţilo r din proces (în acest caz, obligaţia de depunere a
înscrisului pentru adm inistrarea probei incum bă şi adversarului, în mod direct);
b) în săşi partea adversă s-a re fe rit în proces la a cest înscris (aceasta prezum ă neinci-
denţa art. 294, care justifică caracterul secret al actului);
c) potrivit legii, p a rtea adversă este obligatâ sd înfăţişeze înscrisul.
C O M E N T A R IU
în principiu, ca orice alta cerere incidenţă în cursul unui proces, cererea d e prezen
tare a înscrisului deţinut d e adversar trebuie pusa în discuţia părţilor, instanţa acordând
celui arătat ca posesor al înscrisului posibilitatea efectivă de a se apăra îm p o triva cererii,
prin invocarea şi dem onstrarea fie a netem einiciei acesteia, fie a uneia dintre sftuofW e de
e x c e p ţie in care legea recunoaşte inexistenţa obligaţiei sale, respectiv:
a) conţinutul înscrisului se referă la chestiuni strict perso n a le p rivin d dem nitatea sau
viaţa privata a unei persoane;
b) depunerea înscrisului a r încălca îndatorirea legală de păstrare a secretului;
c) depunerea înscrisului ar atrage urm ărirea pen a la a părţii, a soţului său a unei rude
ori afin până la gradul al treilea inclusiv (calitatea d e rudă, soţ, afin va fi evaluată în func-
ţie de m om entul soluţionării cererii).
Aceste situaţii d e respingere a cererii de înfăţişare a înscrisului deţinut de adversar au
caracter excepţional, m otiv pentru care sunt de strictă interpretare şi aplicare1”.
Alineatul (1) al art. 294 NCPC arată că în aceste ca 2uri judecătorul respinge m otivat
cererea, iar m otivarea este rezum ată la arătarea cazului de excepţie incident într-o
m anieră în care să nu deconspire tocm ai valoarea ocrotită prin lege (însă cererea ar
putea fi respinsă şi pe argum ente legate d e aceea că, din probele incidental analizate,
instanţa reţine că înscrisul nu se află sau nu se m ai află la partea adversă sau pentru că
acesta a fo st distrus etc.).
Desigur, incidenţa unuia dintre cazurile de excepţie enum erate la alin. (1) va fi verifi
cată d e judecător, sim pla afirm aţie a celui care d eţin e înscrisul pe acest fundam ent
nefiind suficientă.
Incidenţa situaţiei d e excepţie va putea fi astfel evaluată, inclusiv prin verificarea
înscrisului d e către instanţă, cercetare care nu va presupune accesul celeilalte părţi la
înscris, ci m enţinerea circum stanţelor care asigură păstrarea secretului sau confidenţia
lităţii. A precierea instanţei va fi în acest caz suverană şi strict individuala, iar în situaţia
în care consideră Incidenţă situaţia d e excepţie analizată, va restitui părţii înscrisul pre
zentat pentru verificare.
C O M E N T A R IU
Pentru aprecierea tem einiciei obligaţiei părţii adverse d e a prezenta înscrisul în baza
art. 293 NCPC, autorul cererii va trebui să dem onstreze, nu doar să afirm e prem isele care
justifică o asem enea solicitare.
Ca inciden t p ro ce su a l m sens larg. această cerere im pune soluţionarea sa im ediată în
cursul procesului, inclusiv adm inistrarea p ro b e lo r sau to t ceea ce părţile îşi opun în legă
tură cu acesta. în tru cât situaţia reglem entată prin art. 293 alin. (1) presupune dem on
strarea unui fapt stricto sensu, în principiu autorul cererii poate solicita orice probă pen
tru a-i dem onstra.
Pentru anum ite situaţii relevate fie cu prilejul adm inistrării probelor, fie prin eva
luarea lor, legiuitorul înţelege să creeze anum ite situ a ţii prezum tive. Astfel, instanţa va
putea socoti ca dovedite afirm aţiile făcute cu privire la conţinutul acelui în scris de partea
care a cerut înfăţişarea într-una din urm ătoarele situaţii:
a) dacă partea refuză să răspundă la interogatoriul ce s-a propus în dovedirea deţine
rii sau existenţei înscrisului (refuzul de a răspunde va fi considerat astfel ch iar daca este
expres sau tacit şi va fi evaluat în funcţie de calitatea şi conţinutul întrebărilor; o ne recu
noaştere, ch iar totală, nu sem nifică însă refuz d e a răspunde141);
b) daca reiese din dovezile adm inistrate că o ascuns înscrisul o ri i-a distrus;
c) da că, d u pă ce s-a d ove d it d eţi n e re a în seri s u Iu i, n u s e conform ează ordinului d at d e
instanţă de o -l înfăţişa.
în prim ul rând, această evaluare nu are caracter absolut şi nu instituie o sancţiune, ci
o prezum ţie sim plă asupra conţinutului înscrisului. Instanţa va evalua greutatea afirm aţi
ilor părţii cu privire la conţinutul înscrisului în funcţie de în treg m aterialul probator aflat
la dosar, cu p rile ju l deliberării asupra cauzei. în niciun caz evaluarea acestei dovezi nu se
va face prin epuizarea procedurii d e înfăţişare a înscrisului, ch iar şi dacă partea intere
sată cere instanţei să facâ aplicarea acestei dispoziţii.
D incolo de acest efect, refuzul de prezentare a înscrisului poate im plica aplicarea
anu m ito r sancţiuni celui care nu se conform ează obligaţiei trasate de către instanţă, în
condiţiile art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. f) NCPC.
De altfel, dezideratul instanţei trebuie să răm ână depunerea înscrisului, de aceea vor
trebui luate toate m ăsurile care sunt de natură sâ asigure acest scop şi num ai epuizarea
lor ar putea sa perm ită activarea justificată a prezum ţiei arătate.
,11 C.A . Bueureţti, s a IV-a civ., d e c. nr. 2 8 2 4 /2 0 0 0 , în C. B o rti, O. Sptrteonu-Moteij op, eft., p . 347.
6 24 V t/IO N IC A D Ă N Ă ILĂ
T it l u l l Pro ced u ra În f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 296
C O M E N T A R IU
O alta situaţie particulară adm inistrării înscrisurilo r poate fi determ inată d e dificul
tatea obiectivă a prezentării înscrisului. în acest caz neprezentarea înscrisului în instanţă
este dincolo de culpa p ă rţilo r
în să intervenţia unei asem enea situaţii nu reprezintă o renunţare de la principiul
aflării adevărului prin adm inistrarea tu tu ro r probelor care îl pot releva, legiuitorul preo*
cupandu-se sâ stabilească o procedură d e adm inistrare a înscrisului adecvată situaţiei
speciale întâm pinate.
Deşi adm inistrarea probelor se face cu respectarea principiului nem ijlocirii (art. 240
N CPC), în faţa instanţei sesizate şi la sediul acesteia (art. 261 NCPC), în circum stanţe
excepţionale im puse sau perm ise d e lege aceste im perative po t fi atenuate.
O astfel d e situaţie este prevăzută de legiuitor şi în cazul adm inistrării probei cu
înscrisuri, justificată de circum stanţe fa ctu o le excepţionale legate de:
a) costurile fo a rte m o ri im puse de aducerea în instanţă a înscrisului. Instanţa va eva
lua costurile de aducere a înscrisului încuviinţat ca probă, care trebu ie să fie deosebite
prin specificul lor şi com parativ cu adm inistrarea probei prin delegare. Faptul că partea
ar trebui să suporte nişte costuri, care, fără a avea caracter excepţional, nu po t fi susţi
nute raportat la m ijloacelor sale lim itate, nu justifică m ăsura reglem entată prin art. 296
NCPC, ci eventual poate atrage acordarea ajutorului public în m aterie judiciară;
b) volum ul m a re a l înscrisurilor o ri n u m ă ru l lo r m a re. în acest caz, instanţa va eva-
lua atât caracterul excepţional al form alităţilor im puse de aducerea acestora, riscurile
atrase asupra integrităţii probei, d a r şi elem entele logistice im puse de adm inistrarea
unei probe în această situaţie, precum capacitatea de depozitare şi accesul facil al instan
ţei şi al părţilor la proba respectivă.
Desigur, m ăsura instanţei trebuie precedată de cererea părţii în sarcina căreia cade
obligaţia de adm inistrare a înscrisului, de discutarea sa în dezbatere contradictorie şi va
fi luată prin încheiere, în cadrul căreia instanţa va stabili varianta optim ă de adm inistrare
în raport cu circum stanţele evaluate în concret, respectiv:
a) va putea delega un ju d e c ă to ri n prezenţa căruia părţile vo r cerceta în scrisu rile la
locul unde se găsesc (întrucât, la judecata în prim ă instanţă pricina se soluţionează de un
singur judecător, acesta ar urm a să cerceteze înscrisul, iar nu un alt ju decăto r; în schim b,
la judecata în apel sau la judecarea fondului după casarea cu reţinere sau cu trim itere
la instanţa d e apel, a r putea fi desem nat un ju d ecăto r care să cerceteze înscrisul la locul
unde acesta se găseşte);
b) va putea dispune adm inistrarea probei prin com isie rogatorie, dacă sunt deopo
trivă incidente şi dispoziţiile art. 261 alin. (2) NCPC;
V e * O N !C A D Ă N Â tiĂ 625
A rt. 297 Cartea ii. P ro cedu ra c o n t e n c io a s ă
c) în condiţiile alin. (2) al art. 296, va putea sâ ceară doar prezentarea unor extrase
sa u cop ii de pe în scrisu rile solicitate, certificate de persoana care le deţine. Aceasta sem
nifică o înfăţişare parţială a înscrisurilo r prin prezentarea acestora în extras, în copie cer
tificată pentru conform itate de către cei care deţine originalul actului, fără dim inuarea
posibilităţii confruntării cu originalul în cursul procesului.
Incidenţa alin. (2) al art. 296 are însă caracter excepţional, ce derivă din evaluarea în
concret, d e către judecător, a îm p reju rărilo r speciale ale speţei (legate de starea m ate
rială a probei, volum ul fizic al acesteia, iar uneori chiar şi de asp ecte care ţin de natura
procesului, d e exem plu de necesitatea adm inistrării de urgenţă a unei probe etc.}.
C O M E N T A R IU
Este posibil ca înscrisul a cărui adm inistrare a fost încuviinţată să se afle în posesia
u n u i terţ, astfel că a im pune părţilor prezentarea înscrisului este un act lipsit d e eficaci
tate în procedura de adm inistrare a probei.
în acest caz, situaţia prem isă poate fi co m p arată în totalitate cu cea stabilită prin
art. 293 alin. (1) NCPC, m ăsura instanţei trebuind a fi, şi în acest caz, precedată de o
cerere d e înfăţişare a înscrisului, d e punerea acesteia în discuţia părţilor, de dovedirea
elem entelor care justifică luarea m ăsurii, cu particularitatea că terţul trebuie să fie
identificat de partea care solicită aplicarea acestei măsuri.
în această situaţie, terţul va putea fi cita t în proces ca m artor, iar dacă terţul este o
persoană juridică vo r fi citaţi ca m artori reprezentanţii săî le g a li
Citarea terţului ca m artor se justifică num ai în situaţia în care aceasta serveşte evalu
ării tem einiciei cererii de înfăţişare a înscrisului, evaluare care însă poate fi făcută şi prin
adm inistrarea altor probe.
După încuviinţarea probei, dacă înscrisul se află în posesia unui terţ, acesta va avea o
obligaţie iegalâ de a prezenta înscrisul.
în cazurile prevăzute la art. 294, instanţa va refuza obligarea terţului la depunerea
înscrisului sau, dacă a dispus-o, va reveni asupra m ăsurii.
Considerăm , de asem enea, incidente dispoziţiile art. 296 NCPC, întrucât ele repre
zintă situ a ţii obiective de natură a justifica neprezentarea înscrisului şi, cel puţin în ce
priveşte cazul de im posibilitate fizică datorat cantităţii ori calităţii probei, situaţia nu tre
buie evaluată în funcţie de calitatea de parte în proces a titularului obligaţiei de prezen
tare a înscrisului.
Dacă aducerea înscrisului im plică costuri, acestea su n t în sarcina părţii căreia proba
i-a fo st încuviinţată.
Refuzul de prezentare a înscrisului sau neîndeplinirea obligaţiei n u vo r m a i prezum a
dovedite afirm aţiile făcute cu privire la conţinutul acelui în scris de către partea care a
ceru t înfăţişarea, dar poate justifica sancţionarea terţului în baza art. 187 alin. (1) pct. 2
lit. f) NCPC.
6 26 V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pro ced u ra Î n fa ta p r im e i in s t a n ţ c A rt. 298-299
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
în ipoteza în care înfăţişarea înscrisului nu este posibilă ca urm are a fap tului că este
necesar funcţionării autorităţii deţinătoare (legea arată, e x e m p lifica ţii că nu vo r putea
fi cerute şi trim ise cărţile funciare, planurile, registrele autorităţilor sau instituţiilor
publice) sau din cauza arhivării docum entelor originale (testam entele originale sau alte
docum ente originale) depuse la alte instanţe sau la notari publici ori avocaţi, instanţa va
putea să ceară, pentru adm inistrarea lor ca probe ju d iciare, cop ii certificate ale acestora.
Certificarea copiei cu originalul o face întotdeauna autoritatea sau instituţia publică,
instanţa sau notarul public care deţine ori arhivează înscrisul solicitat ca probă. în unele
situaţii certificarea im pune celor ca re au com petenţa efectuării sale unele îndatoriri pro-
fesio n a le. Astfel, în ce îi priveşte pe executorii judecătoreşti (art. 56 din Regulam entul de
punere în aplicare a Legii nr. 188/2000), pe avocaţi (art. 4 6 din Legea nr. 51/1995, repu
blicată) şi pe notari (art. 29 din Regulam entul de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995),
legea trasează acestor categorii profesionale o obligaţie de păstrare a secretului în re
gistrat de client, prin interdicţia accesului terţilor 1a docum entele lăsate în păstrare sau
o rice altă inform aţie încredinţată în acelaşi scop.
Cercetarea acestor înscrisuri se poate face însă la locul unde acestea se găsesc, de
către un ju d e că to r delegat (la judecata în prim ă instanţă pricina se soluţionează de un
sin gur judecător, astfel că acesta ar urm a să cerceteze înscrisul, iar nu un alt judecător;
în schim b, la judecata în apei sau la judecarea fondului după casarea cu reţinere sau cu
trim itere la instanţa de apel, a r putea fi desem nat un judecător care să cerceteze înscri
sul la locul unde acesta se găseşte) ori prin com isie rogatorie, dacă înscrisul se află în cir
cum scripţia altei instanţe, în condiţiile art. 261 alin. (2M 5) NCPC
Cu excepţia înscrisurilor necesare funcţionării autorităţilor sau instituţiilor publice
care n u p o t f i niciodată prezentate instanţei decât prin rem iterea de co pii/ extrase în
copie şi certificate pentru conform itate, testam entele, precum şi alte înscrisuri depuse
sau arhivate în original la instanţe, notari publici sau avocaţi p o t f i cerute ş i d epu se tem
p o ra r la dispoziţia instanţei care adm inistrează proba ca atare pentru expertizare gra-
foscopică în procedura verificării înscrisului, dacă expertiza nu se poate face la sediul
instanţei, notarului ori avocatului unde actul se află depus ori arhivat.
D incolo de dom eniul lim itat al actelor care pot fi tem porar solicitate, observăm că
legea lim itează şi situaţiile în care depunerea tem porară a actului original poate fi so li
citată (verificarea scripte lo r sau stabilirea fa lsu lu i n u m a i prin expertiză), m ăsura nepu
tând fi extinsă şi la alte cazuri justificate de raţiuni procesuale (de exem plu, verificarea
de scripte prin m etode com parative, cererea predării originalului pentru stabilirea stării
iui m ateriale etc.).
A ri. £ 0 0 . Prezentarea reg istrelo r p ro fesion iştilo r. (1) La cererea uneia din
tre părţi sau chiar din oficiu, instanţa v a putea ordona înfăţişarea registrelor pro
fesioniştilor sau com unicarea lor.
(2) C ând înscrisurile sau registrele prevăzute la alin. (1) ce urm ează a fi cer
cetate se află în altă circum scripţie judecătorească, cercetarea lo r se v a face prin
com isie rogatorie.
628 V IX O W C Â D iN Ă IL Ă
T i t l u l l. P r o c e d u r a Î n fa ta p r im e i in s t a n ţ e A rt. 301
C O M E N T A R IU
Textul reprezintă o aplicaţie specială a dispoziţiilor art. 293 alin. (1) şi art. 297 NCPC,
pentru ipoteza în care:
a) obligaţia d e înfăţişare a înscrisului este stabilită fa ţă de profesionişti, indiferent
de calitatea sau participarea p ro c e su a li a acestora. 7n m od excepţional, instanţa poate
fixa faţă de aceste subiecte şi obligaţia de com unicare a înscrisurilor, înţeleasă în sensul
com unicării către părţi, obligaţie care revine instanţei şi reprezintă un drept ai părţilor
litigante, exercitat num ai în condiţiile art. 169 NCPC;
b) înscrisul adm is ca probă este un registru o l profesioniştilor, nu şi alte înscrisuri deţi
nute de aceştia, pentru care redevin incidente dispoziţiile legale anterioare.
Dacă înfăţişarea sau com unicarea înscrisurilor nu se poate face în condiţii fireşti de
adm inistrare a probei, fiind necesară adm inistrarea probei la locul unde aceasta se află,
cercetarea registrelor prevăzute la alin. (1) se poate face prin com isie rogatorie.
O bservăm că în textul alin. (2) af art. 300 legiuitorul fofoseşte form ula „înscrisurile
şi registrele prevăzute la alin. {!)", însă credem că prin aceasta nu a înţeles să extindă
dom eniul la o rice înscrisuri, ci m enţine dispoziţia num ai pentru registre ş i acte asim ilate
acestora.
C O M E N T A R IU
Pe lângă prezentarea înscrisului în instanţă, etapa adm inistrării probei cu înscrisuri
com portă şi alte particularităţi care ţin de verificarea înscrisu rilor din perspectiva validă
rii funcţiei lor probatorii.
Doctrina şi ju rispru den ţa au stabilizat interpretarea acestor dispoziţii, care nu sunt de
noutate în actualul cod, în sensul în care, chiar dacă aceste aspecte particulare presupun
uneori verificări d e fa p t, ele sunt adm isibile ori d e câte ori proba cu înscrisuri este adm isă
într«un proces civil, indiferent de stadiul judecăţii, de către instanţa care o adm inistrează.
Deşi procedura verificării de scripte şi cea a înscrierii în fals preiau aproape fără m odi-
ficări dispoziţiile codului anterior, considerăm ca ele trebuie privite adaptativ, la to t ceea
ce legea include în sfera înscrisurilor, indiferent de suportul de stocare ori conservare a
inform aţiei ori dacă este vorba de înscrisuri în form ă electronică.
în m od cert, în unele cazuri verificarea scriptelor nu este posibilă prin m etoda com
parativă sau prin solicitarea d e specim ene, putându-se face d o a r prin expertiza de sp e
cialitate. în să în cele ce urm ează com entariile şi observaţiile vo r avea în vedere ipoteza
reglem entată de lege, referitoare la în scrisu l clasic, principiile verificării răm ânând apli
cabile în cazurile oricărui înscris.
V e * O N !C A D Ă N Â tiĂ 629
A rt. 301 Cartea ii. P ro cedu ra c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
630 V IX O W C Â D iN Ă IL Ă
T i t l u l l. pro cedu ra În fa ta p r im e i in s t a n ţ e A rt. 302
control prin decizia de rejudecare şi principiul neagravării situaţiei prin efectul prom ovă
rii căii d e atac (art. 480 şi art. 501 NCPC).
în să dacă proba a fost so licita t! de parte, dar nu a fo st încuviinţată în prim ele etape
procesuale, ci num ai în căile de a ta c u nde urm ează ca proba să fie şi a d m in istrat! pentru
prim a dată, dreptuf celui căruia actul i se opune se naşte raportat la acest reper proce
sual, iar nu la m om entul la care actul a fost depus la dosar la prim ele instanţe.
3. V erificarea de scripte în cad ru l a sigu rării dovezilor. O altă problem ă este aceea
de a şti daca procedura verificării înscrisului sub sem nătură privată care debutează prin
contestarea acestuia este adm isibilă num ai pe cale incidentală, adică în cursul unui pro
ces pen den fe.
Credem că răspunsul trebuie să plece de la scopul procedurii, scop subsum at epu
izării adm inistrării probei cu înscrisuri. Or, ch iar dacă legea se ocupă d e verificarea de
scripte p e ca le incidentală, aceasta fiind cea m ai frecventă în practică - lex sta tu it de eo
q u o d pleru m q u e fit, este evident p o s ib ili iniţierea verificării de scripte, specifică adm i
nistrării dovezilor, ş i p e cale principală.
Articolul 359 N CPC privitor la asigurarea dovezilor se referă şi la dobândirea recu-
noaşterii u n u i înscris, ca efect al adm inistrării acestei proceduri, inclusiv preprocesual,
recunoaştere care nu poate fi asociată ca având sem nificaţie decât în privinţa înscrisuri
lor su b sem nătură privată111.
C O M E N T A R IU
1. O b ligativitate a ve rificării d e scripte. Contestarea scrierii sau sem năturii d e către
persoanele şi în condiţiile art. 301 N CPC im pune instanţei obligaţia verificării de scripte.
Instanţa n u p o a te refuza iniţierea verificării de scripte cu argum entul prem ergător că
nu are îndoială asupra veridicităţii înscrisului decât:
a) în m ăsura în care înscrisul a fost verifica t a n terio r asupra aceloraşi aspecte (de
exem plu, instanţa poate refuza verificarea scriptelor referitoare la contestaţia privind
sem nătura de pe în scris dacă o expertiză ju diciară anterior finalizată în proces a avut ca
obiect aceste verificări);
b) pentru argum ente de ordin procedural, cum ar fi tardivitatea contestării, inadm i-
sibititatea form ulării sale pentru prim a dată în căile de atac când actul a fost anterior
adm inistrat ori pentru argum entul că înscrisul nu a fo st încuviinţat ca probă în cauză etc.
11 P e n t r u m a i m u l t e d e t a l i i , a s e v e d e a ş i V . M . C l o b a n u , G . B o r o i , T .C . B r i c i u , o p . c i t . , 2 0 1 1 , p . 2 7 0 .
V t t t O iV / C 4 D Ă N Â t iĂ 631
A rt. 302 Cartea ii. P ro cedu ra c o n t e n c io a s ă
în schim b, instanţa va p u tea sâ revină asupra obligaţiei de rea liza re a verifică rii dacă,
d u p i form ularea contestaţiei în condiţiile art. 301 N CPC, partea care îl opune arată că
renunţă la probă, în s i renunţarea trebuie să fie neechivocă (în acest sens, nu ne în su
şim considerentul că „având în vedere c i pârâta a contestat înscrisul, arătând că este
n e c o re sp u n zlto rîn ceea ce priveşte sum a m e n ţio n a ţi ca îm prum utată, iar reclam antul
a recunoscut la interogatoriu că a îm prum utat o altă sum ă, răspunsul trebuia interpretat
în sensul că partea a acceptat înlăturarea înscrisului su b acest asp ect"10).
2. Procedura verificării. Ca incident de adm inistrare a probei cu înscrisuri, verificarea
d e scripte trebuie făcută de câtre instanţa de judecată, în m o d nem ijlocit.
Constatând contestarea înscrisului în condiţiile art. 301, instanţa va trebui să stabi
lească m etoda de verificare a înscrisului, luând m ăsurile corespunzătoare când este cazul,
dacă nu poate face verificarea chiar la term enul la care contestaţia a fost form ulată.
M etodele de cercetare în procedura verificării de scripte sunt urm ătoarele:
a) com pararea scrierii şi sem năturii d e pe în scris cu scrierea şi sem nătura din aite
înscrisuri necontestate. M etoda com parativă presupune existenţa la dosar şi a altor
înscrisuri necontestate (piese de com paraţie} pe care instanţa le confruntă cu înscrisul
tăgăduit, în privinţa părţilor ori elem entelor contestate. Poate fi realizată şi prin com pa
rarea părţilor contestate cu cele necontestate din aceiaşi în scris ori ch iar prin solicitarea
adresată părţilor de a prezenta m ostre com parative a căro r autenticitate aceştia nu şi-o
contestă;
b) expertiza. Instanţa va putea ordona expertiza rea grafoscopică a înscrisului ori o
altă expertiză crim inalistică, d e specialitate IT ori de a lt i specialitate, după caz, luând
toate m ăsurile procedurale adecvate adm inistrării acesteia.
De exem plu, atunci când sem narea actului făcută prin punere de deget a fost con
testată de succesor, sin g u ri probă care a r fi putut clarifica litigiu a fo st o expertiză crim i
nalistică*'; sau, d a c i înscrisul este stocat pe su p o rt inform atic trebuie verificat m odul de
generare a înscrisului în softul inform atic respectiv etc.;
c) orice a lte m ijlo ace de probă adm ise de lege. Partea ar putea fi inclusiv in tero gati
asupra autenticităţii ori scrierii sau, dacă înscrisul provine de la un terţ, acesta ar putea fi
citat ca m artor pentru verificarea autenticităţii actului.
M etodele nu sunt exclusive, fegiuitorul arătând câ verificarea se poate face prin orice
alte m ijloace de probă adm ise de lege. Aceasta presupune că instanţa poate să recurgă
la obligarea celui căruia scrierea ori sem nătura contestate îi sunt atribuite la sem narea
sau scrierea după dictare a unor părţi ale înscrisului, aceste specim ene urm ând să fie
ataşate la dosar.
3. R efuzul de a scrie ori d e a sem na în faţa in stan ţei. Refuzul de a scrie ori de a
sem na va putea fi considerat ca o recunoaştere a scrierii sau a sem năturii, textul alin. (2)
al art. 302 instituind o prezum ţie sim plă, a cărei greutate instanţa o va aprecia în cadrul
evaluării probelor.
Considerăm însă că partea căreia i se cere să sem neze sau să scrie în scop com para
tiv trebuie să exprim e un refuz neîndo ielnic pentru activarea prezum ţiei, chiar dacă nu
este expres.
De asem enea, credem că partea îndatorată să se prezinte pentru prezentarea m os
trelor de scriere n u p o a te f i considerata decăzută, în cursul cercetării judecătoreşti, din
632 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l L pro cedu ra În fa ta p r im e i in s t a n ţ c A rt. 303
obligaţia d e d se prezenta, scrie sau sem na în faţa instanţei în scopul epuizării verificării
[alin. (2) instituie în sarcina acesteia o obligaţie, iar nu un drept]. Astfel, în cursul cerce
tării judecătoreşti - perioadă afectată şi adm inistrării probelor - partea a r putea să se
prezinte în instanţă în vederea realizării scripte lor com parative până la dezbateri.
instanţa nu va putea refuza părţii îndeplinirea acestei obligaţii, ch iar dacă a r putea
aplica anum ite sancţiuni atrase de conduita sa procesuală, în afară de cazul în care auten
ticitatea înscrisului a fo st deja verificată printr-un alt m ijloc, iar instanţa s-a considerat
lăm urită (de exem plu, printr-o expertiză grafoscopică).
C O M E N T A R IU
în principiu, m etodele de verificare a s criptei or n u su n t exciusive.în sensul că recurge
rea la o m etodă nu le exclude pe celelalte, dar legiuitorul im pune o anum ită succesiune
a acestora în funcţie de caracterul progresiv de certitudine pe care concluzia m agistra
tu lu i a r putea fi fundam entată (cu toate acestea, d e exem plu: potrivit art. 8 din Legea
nr. 455/2001 privind sem nătura electronică, contestarea în scrierii sau sem năturii va fi
verificată, ce efect al caracteristicilor tehnice folosite, întotdeauna prin expertiză IT; veri
ficarea identităţii unei am prente digitale aplicate ca sem nătură im pune direct expertiza-
rea sa crim inalistică).
in acest sens, dacă instanţa se consideră lăm urită asupra autenticităţii înscrisului ca
urm are a verificărilo r directe pe care le realizează prin analiza m ostrelor com parative,
aceasta va pronunţa o încheiere interlocutorie.
Dacă se constată că înscrisul nu em ană de la persoana căreia i se opune sau i se atri
buie, acesta nu va fi avut în vedere ca m ijloc probator la stabilirea situaţiei d e fapt, fiind
înlăturat ca atare, cu această m otivare. în schim b, înscrisul va fi reţinut şi folo sit ca m ijloc
de proba dacă se constată că el em ană d e la partea care l-a tăgăduit sau de la persoana
căreia i se atribuie.
Dacă m etoda com parativă sau adm inistrarea altor probe în scopul stabilirii auten
ticităţii înscrisului sub sem nătură privată este neconvingătoare pentru instanţă, se va
recurge la efectuarea expertizei grafoscopice^.
A s e v e d e a $ 1 M , Tâbârcâ, D r e p t p r o c e s u a l c iv il, v o i. 1, 2 0 0 8 , p . 5 S 7 .
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 633
A rt. 304 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
în scopul efectuării unei expertî 2ări crim inalistice c i t m ai precise, instanţa va obliga
părţile sau alte persoane să depună d e îndată înscrisuri d e com paraţie, fiind foiosite şi
scriptele de com paraţie avute în vedere de judecător prin aplicarea m etodelor com pa
rative (înscrisuri netăgăduite, m ostrele de sem nătură sau scriere date în faţa judecăto
rului).
în scrisu rile de com paraţie depuse pentru verificare vo r fi sem nate de preşedinte,
grefier şi părţi, iar cu privire la acestea, dată fiind fu n cţia lor, părţiie nu su n t în drept să
ceară term en pentru luare la cunoştinţă, putăndu-le consulta ia term enul la care au fost
depuse.
La efectuarea expertizei, expertul va prim i ca atare, respectiv ca veridice: înscrisurile
autentice; în scrisu rile sau alte scrieri private necontestate de părţi; partea din înscris
care nu este contestată; scrisul sau sem nătura făcut/făcută înaintea instanţei.
Partea care a cerut o verificare d e scripte va putea fi condam nată la o am endă şi fa
eventuale despăgubiri către adversar, dacă se dovedeşte că a provocat acest lucru cu
rea-credinţă, potrivit art. 187 aiin. (1) pct. 1 lit. e) NCPC.
C O M E N T A R IU
M . 7 3 b â r e d , 6 h . B u t o , o p . c it ., 2 0 0 8 , p . S 9 5 .
634 V t / IO N IC A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a t a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 304
Şi în cazul înscrierii în fals, singurul criteriu este ca el să fie adm inistrat în ca d ru l pro
bei cu înscrisuri. Astfel, nu dr putea fi form ulată o cerere de înscriere în fals îm potriva
unui raport de expertiză, ch iar dacă se invocă re a u a -cre d in ţi a reclam antului şi a exper
tu lu i deduse din anum ite încălcări procedurale la efectuarea raportului111.
Considerăm însă că procedura înscrierii în fals în procesul civil priveşte n u m a i fa l
s u l m a teria l {legiuitorul foloseşte sintagm a „falsificarea scrierii sau sem năturii"), adică
to t ceea ce înglobează m odificări, ştersături, adăugiri sau alte intervenţii asupra scrierii
sau sem năturii originale, cu excepţia înscrisurilor autentice, pentru care legea acoperă
şi dom eniul falsului intelectual (ream intim ca prezum ţia de autenticitate a înscrisului
autentic operează până la înscrierea în fals îm potriva constatărilor personale a le agentu
lui instrum entator, iar procedura înscrierii în fals este specifică procesului civil).
Desigur, nu excludem posibilitatea existenţei falsului Intelectual în înscrisurile neauten
tice, însă acest fals ar putea fi reclam at de parte printr-o sesizare directă cu caracter penal,
iar nu ca incident în cadrul adm inistrării probei cu înscrisuri în procesul civil. Credem că
falsul intelectual nu intră, cu excepţia m enţionată anterior, în dom eniul înscrierii în fals,
deoarece atunci când părţile pun în dispută nerealitatea conţinutului unui înscris, actul este
contestat nu doar ca instrum entum probationis, ci se pune în discuţie însăşi valabilitatea în
fond a acestuia. Or, un înscris a cărui nevalabilitate este constatată din perspectiva viciilor
sale esenţiale nu prezintă re le van ţi nici din punct de vedere probator.
2. Procedura falsu lu i. în scrierea în fals presupune declaraţia p ă rţii căreia actul i se
opune asupra n e au ten ticitlţii scrierii sau se m n ltu rii actului folo sit ca p ro b i în dosar,
această in iţia tiv l neputând proveni de la alţi participanţi şi nici nu poate fi re a liza ţi de
către in sta n ţl.
Declaraţia de fals îm potriva înscrisului poate fi făcută şi de către reprezentantul pro
cesual al p irţii, art. 304 alin. final NCPC stipulând câ doar ascultarea părţilor nu poate fi
realizat! decât excepţional prin reprezentanţi cu p ro c u ri sp ecială121.
In ceea ce priveşte m om entul procesual în care înscrierea în fals poate fi re a liza ţi,
alin. (1) al art. 304 NCPC este m ult mai puţin precis decât cel corespondent din m ateria
verificării de scripte.
Totuşi, credem că declararea înscrisului ca fals - care poate ch iar să preceadă adm i
nistrarea înscrisului, deoarece potrivit alin. (3) al art. 304 partea poate form ula decla
raţia de fals ch iar în cuprinsul întâm pinării - , pentru a*şi produce efectul declanşator al
procedurii, nu trebuie să d e p ă şe a sc l prim ul term en d u p l prezentarea unui în scris folosit
în proces.
Este desigur vorba de p rim u l term en dupâ ce înscrisul a fo s t în cu viinţa t ca probă în
dosar, urm ând a fi adm inistrat ca atare.
Aşadar, legiuitorul trasează părţilor un interval procesual înăuntrul căruia declaraţia
prevăzută d e art. 304 alin. (1) poate fi form ulată, care începe cu depunerea întâm pină
rii şi este epuizat la prim ul term en după ce înscrisul a fost încuviinţat ca probă în dosar.
Term enul este privit ca perem ptoriu, astfel că depăşirea lim itei sale este sa n cţio n a t! cu
decăderea, potrivit art. 185 alin. (1) NCPC
10 C.A. Bucureşti, s. d IV-a civ., dec. 2861/2000, în M . Tdbdrcâ, Gh. Suta, op. cit., 2008, p. 594.
U1în jurisprudenţa anterioară s-a considerat că şi cererea pentru înscrierea în fals se poate face num ai de
partea car® defăimează înscrisul o h de m andatarul $ lu prin procură speciafă - C.A. Bucureşti, s. a IV*a civ., dec.
n r 1915/1999,în C .PJ.C. 1999, p. 324, apudM . Tâbârcâ, Gh. Bura, op. cit., 2008, p. 594).
V e * O M C A D Ă N Â t iĂ 635
A rt. 305 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
La m om entul declarării în scrierii în fals sau la term enul acordat în condiţiile art. 304
alin. (2) NCPC, cel care a invocat înscrisul îl va depune pentru verificare şi va indica m ij
loacele sale de apărare.
636 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa t a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 306
C O M E N T A R IU
La m om entul declarării înscrierii în fals sau la term enul acordat tn condiţiile art. 304
alin. (2) NCPC, judecătorul (preşedintele com pletului) întreabă partea care a produs înscri
sul dacă înţelege să se folosească de acesta („producerea" înscrisului trebuie înţeleasă în
sensul de folosire/depunere a înscrisului în scop probator, interpretare justificată şi dispo
ziţiile art. 307 NCPC).
Dacă această parte nu se prezintă, refuză să răspundă sau declară că nu se m ai folo
seşte d e înscris, acesta va fi înlătu rat din proces. Aşadar, atât tăcerea părţii ca re a d e p u s
înscrisul, cât şi lipsa acesteia la term enul fixat sunt considerate de lege ca renunţări
tacite, dar neîndoielnice, la folosirea înscrisului defăim at ca fals, aflându-ne astfel în pre
zenţa unei prezum ţii legale.
Dacă partea care a depus înscrisul arată că înţelege să se folosească în continuare
de acel înscris, însă partea care a defăim at înscrisul ca fals nu se prezintă, refuză să răs-
pu n d ă sa u n u m a i stă ru ie în d ec la raţi a d e den u nţa re, înscri s u I va fi so co tit ca recunoscut.
Şi în acest caz este vorba de o prezum ţie legală (de retra gere a d en u n ţu lu i - acesta
fiind sensul sintagm ei „înscrisul va fi socotit ca recunoscut", confirm at şi d e dispoziţiile
art. 307 N CPC); nu se poate asim ila această recunoaştere cu term enul om onim în m ate
ria verificării de scripte a înscrisului su b sem nătură privată, an u m e că lipsa sau tăcerea
părţii care a defăim at înscrisul este considerată de art. 306 alin. (3) NCPC ca o renunţare
a acestei părţi la pretenţia de înlăturare a înscrisului ca fals.
C O M E N T A R IU
Dacă după ascultarea părţilor, potrivit art. 306 NCPC, instanţa constată că partea care
a depus înscrisul stăruie să se folosească d e acesta, iar denunţarea înscrisului ca fals nu a
fost retrasă şi dacă este indicat autorul falsului sau com plicele acestuia, aceasta va $esi2 a
p o rch etul com petent pentru cercetarea fa lsu lu i, încheind un p ro ces-verbalîn acest scop.
Procesul-verbal care constituie actul d e sesizare a parchetului va fi însoţit de înscrisul
denunţat ca fals, aflat până la acest m om ent la grefa instanţei.
Dacă, cu prilejul m otivării declaraţiei de înscriere în fals ori cu ocazia ascultării denun
ţătorului falsului, acesta indică pe autorul falsului sau pe com plicele acestuia, instanţa va
putea suspenda judecata procesului.
Este vorba despre un coz specia! de suspendare fa cu lta tivă , o ipoteză a art. 413
alin. (1) pct. 3, instanţa putând lua m ăsura num ai dacă va considera oportun.
Dacă instanţa nu suspendă procesul, răm ânând în pronunţare asupra cauzei fără
ca procesul penal să fie finalizat, înscrisul contestat ca fals nu va putea fi înlăturat din
m aterialul probator doar pentru considerentul contestării sale în această procedură, ci
va trebui să fie evaluat îm preună cu toate probele cauzei. Ulterior, în ipoteza în care
instanţa nu a suspendat judecata, iar actul este declarat fals, hotărârea pronunţată este
susceptibilă de a fi revizuită.
Dacă, anterior pronunţării hotărârii de către instanţa în faţa căreia procedura înscrierii
în fals a fost iniţiată, înscrisul va fi fost declarat fals, el nu va m ai putea f i fo lo sit m proces.
C O M E N T A R IU
111 P e n t r u m a i m u l t e d e t a l i i , a s e v e d e a ş l V . M . C i o b o n u , S . B o r o i , T . C . B r i c i u , o p . c i t , , 2 0 1 1 f p . 2 7 2 .
63* V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 309
Mai m ult, în acest caz Cod de procedură penală, prin art. 245 alin. (1) lit. c1), trasează
chiar procurorului o bligaţia d e a sesiza instanţa civila pentru desfiinţarea totala sau
parţială a u n u i înscris, justificată pe interesul social general care im pune elim inarea din
circuitul civil a actelor viciate sub acest aspect. Din acest punct d e vedere, art. 308 NCPC
reprezintă im p lem en tareaîn textul legii a considerentelor Deciziei nr. 2/2011 pronunţate
de înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în exam inarea recursului în interesul legii cu privire
la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 4 5 alin. (1) teza finală CPC 1865
raportat la dispoziţiile art. 245 alin. (1) lit. c1) C. proc. pen., asupra legitim ării procesuale
active a procurorului de a form ula acţiunea civilă pentru desfiinţarea totală sau parţială
a unui în scris falsificat atunci când acţiunea penală s-a stins în faza de urm ărire penală
printr-o soluţie d e netrim itere în judecată.
Aceleaşi raţiuni im pun însă şi interpretarea în sensul că dacă stabilirea falsului nu
m ai poate fi realizată în acţiunea penală, întrucât aceasta s-a stins în faza d e urm ărire
penală printr-o soluţie de netrim itere în judecată ori daca s-a prescris acţiunea penală,
iar procesul civil este în că pendente, atunci cercetarea falsului în sensul art. 308 va putea
fi făcută şi incidental d e către instanţa civilă, prin orice m ijloace de proba.
In instanţa civilă nu interesează însă stabilirea tu tu ro r elem entelo r răspunderii din
punct de vedere penai, ci doar stabilirea elem entului m aterial al falsului care constituie
corpul infracţiunii.
M artorii sunt acele persoane, străine de interesele în conflict, care relatează în faţa
instanţei d e judecată despre fapte referitoare la pricina ce se ju d ecă, fap te care ar putea
servi la rezolvarea ei.
Relatarea făcută de m artor în faţa instanţei se num eşte depoziţie (declaraţie) de mar
to r sau m ărturie. Deci, m ijlocul d e probă este depoziţia m artorului, în care se m ateriali-
zează cunoştinţele acestuia despre faptele trecu te pe care le-a recepţionat şi m em orat,
iar nu m artorul. M ărturia, care se m ai num eşte şi proba testim onială, ar putea fi definită
ca fiind declaraţia orală făcută de o persoană fizică, înaintea instanţei d e ju d e cată, cu pri
vire la un fapt tre c u t precis şi pertinent, despre care are cunoştinţă personal.
O trăsătură specifică m ărturiei este cunoaşterea p erso n a la de către m artor a fapte
lor litigioase pe care le relatează. Legislaţia noastră nu reglem entează m ărturia asu
pra opiniei răspândite în public cu privire ia faptele litigioase, sşa-num ita com m une
renom m ee (adică depoziţiile din auzite, după ceea ce spune lum ea), care nu este accep
tată nici de doctrină, nici de ju rispru den ţa1”. în să m artorul poate face o rela ta re indirecta,
adică în legătură cu fap te cunoscute prin interm ediul altei persoane care, la rândul său,
a perceput direct evenim entul relatat.
O altă trăsătură specifică m ărturiei este aceea că trebuie făcută o ra l în fa ţa instanţei
de judecată, deoarece adm inistrarea probelor este guvernată de principiul nem ijlocirii,
iar excepţiile de la acest principiu sunt lim itativ prevăzute d e lege. Aşadar, declaraţiile
scrise ale unor terţe persoane, făcute ch iar în form ă autentică, nu au valoare probato-
rie, afară de ca2ul în care o norm ă specială a r stabili în mod expres contrariul. Dacă un
11 P e n t r u d e t a l i i , a s e v e d e a V . M . C i o b a n i i , G . B o r o i , T . C . B n c t u , c p . c i t . , 2 0 1 1 , p , 2 7 1 .
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 639
A rt. 309 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
terţ are cunoştinţă despre faptele ce form ează obiectul litigiului, nu este suficient cd el
să trim ită o declaraţie scrisă, ci instanţa îl va cita ca martor, urm ând a relata oral faptele
cunoscute, în cadrul dezbaterilor.
A ri. «109. A d m isib ilitatea p ro b ei. ( î) Proba cu m artori este adm isibilă în
toate cazurile în care legea nu dispune altfel.
(2) N iciun act juridic nu poate fi dovedit cu m artori, dacă valoarea obiectului
său este m ai m are de 250 lei. Cu toate acestea, se poate face dovada cu m artori,
contra unui profesionist, a oricărui act juridic, indiferent de valoarea lui, dacă a
fost făcut de acesta în exerciţiul activităţii sale profesionale, în afară de cazul în
care legea specială cere probă scrisă.
(3) In cazu l în care legea cere form a scrisă pentru validitatea unui a ct juridic,
acesta nu poate fi dovedit cu martori.
(4) D e asem enea, este inadm isibilă proba cu m artori dacă pentru dovedirea
unui act juridic legea cere forma scrisă, în afară de cazurile în care:
1. partea s-a aflat în im posibilitate m aterială sau m orală de a-şi întocm i un
înscris pentru dovedirea actului juridic;
2. există u n început de dovadă scrisă, potrivit prevederilor art. 310;
3. partea a pierdut înscrisul doveditor din pricina unui caz fortuit sau de forţă
majoră;
4. părţile convin, fie şi tacit, să folosească această probă, însă num ai privitor la
drepturile de care ele pot să dispună;
5. actul juridic este atacat pentru fraudă, eroare, doi, violenţă ori este lovit de
nulitate absolută pentru cauză ilicită sau im orală, după caz;
6. se cere lăm urirea clauzelor actului juridic.
(5) Proba cu m artori n u se adm ite niciodată îm potriva sau peste ceea ce
cuprinde un înscris şi nici despre ceea ce s-ar pretinde câ s-ar fi zis înainte, în
tim pul sau în urm a întocm irii lui, chiar dacă legea nu cere form a scrisă pentru
dovedirea actului juridic respectiv, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (4).
C O M E N T A R IU
A rticolul analizat consacră p rin cip iu l adm isibilităţii p robei testim oniale, astfel că inad-
m isibilitatea probei trebuie sa fie expres consacrată de lege.
1. Probarea faptelor juridice stricto sensu. Regula generală, dedusă din interpreta*
rea p e r o contrario a dispoziţiilor alin. (2) şi urm. ale art. 309 NCPC, este aceea că faptele
ju rid ice stricto sen su p o t f i dovedite c u m artori.
Totuşi, unele fa p te juridice n u p o t f i dovedite cu m artori. Astfel, art. 99 alin. (1) NCC
arată că starea civilă se dovedeşte prin actele d e stare civilă care atestă naşterea, căsătoria
sau decesul, înregistrate în registrele de stare civilă, şi num ai excepţional prin orice alt mij-
ioc de probă, t n condiţiile art. 103 NCC.
2. Probarea actelor juridice. în ce priveşte actele juridice, principiul adm isibilităţii uni
versale a probei testim oniale este m ult atenuat prin excepţii. Astfel:
2.1. N iciun act ju rid ic n u p o a te f i d o ve d it c u m artori, d a ca valoarea o b iectu lu i său
este m a i m a re de 2 5 0 lei. Dispoziţia art. 309 alin. (1) N CPC nu face nicio distincţie după
640 V t / IO N IC A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 309
natura actului, referind u-se num ai la valoarea obiectului său, valoare care trebuie consi
derată prin raportare la data încheierii actului111.
Aceasta este însă num ai una dintre situaţiiie în care se im pune form a scrisă a d p ro-
bationem a actului juridic, legea prevăzând şi alte cazuri în care proba cu m artori nu este
adm isibilă dacă înscrisul este im pus în scop probator.
De asem enea, dispoziţia trebuie interpretată în sensul că interdicţia dovedirii actu
lui cu m artori priveşte existenţa actului ş l a clauzelo r sale, iar nu a chestiunilor de fapt
legate de contextul în care actul a fost încheiat sau a m odului în care voinţa părţilor în
legătură cu actul poate sau trebuie să fie interpretată.
Totuşi, de la această restricţie există posibilitatea dero g ă rii In urm ătoarele cazuri:
a) alineatul (2) al art. 309 NCPC stabileşte că se poate face dovada cu m artori, con
tra u n u i profesionist, a oricărui act ju rid ic, indiferent de valoarea lui, dacă a fo st făcut de
acesta în exerciţiul activităţii sale profesionale, în afară de cazul în care legea specială
cere probă scrisă;
b) când partea s-a aflat în im posibilitate m aterială sau m orală de a-şi întocm i un
în scris pentru dovedirea actului ju rid ic121;
c) în cazul în care există un început d e dovadă scrisă, potrivit prevederilor art. 310;
d) când partea a p ierd u t înscrisul doveditor din pricina unui ca z fo rtu it sau d e fo rţă
m a jo ră 31;
e) când părţile convin, fie ş i tacit, să fo lo sea scă această probă, însă num ai privitor la
drepturile d e care ele po t să dispună; art. 256 NCPC perm ite părţilor inclusiv să convină
asupra adm isibilităţii probelor în proces, cu condiţia să privească drepturi de care acestea
pot dispune şi să nu se contravină dispoziţiilor im perative ale legii sau ordinii publice;
f) în situaţia în care actul ju rid ic este atacat pentru frau d ă , eroare, doi, violenţă ori
cauză ilicită sa u im orală, după caz;
g) dacă se cere lăm urirea clauzelor actului juridic;
h) chiar dacă legea nu prevede, terţii faţă d e părţile actului, care au interes să opună
actul în propriile lor litigii, pot să probeze acest a ct ju rid ic p rin orice m ijlo c d e p ro b ă şi, de
asem enea, pot proba prin declaraţiile m a rto rilo r îm potriva sa u p este cu p rin su l înscrisului
c o n sta ta to r1, întrucât pentru ei actul este un fapt juridic.
2.2. N iciun a c t ju r id ic n u p o a te f i d o v e d it cu m a r t o r id a c ă le g e a cere fo r m a scrisă
p e n tru va lid ita tea acestuia. Restricţia prevăzută la alin. (3} al art. 309 NCPC este logică
d e vre m e c e în să şi operaţiunea juridică nu este considerată valabilă, însă nu trebuie apli
cată la actele şi faptele distincte d e actul ju rid ic ori ulterioare în ch eierii acestuia şi care
nu intră în contradicţie cu înscrisul ori nu reprezintă m odificări ale acestuia131.
2.3. în fine, potrivit alin. (S ) al a r t 309 NCPC, p ro b a cu m a rto ri n u este a d m isib ilă
n icio d a tă îm p o triv a s a u p e ste cee a ce cu p rin d e u n în scris şi nici despre ceea ce s-ar pre
tin d e că s-a r fi zis înain te, în tim pul sau în urm a întocm irii lui, ch iar dacă legea nu cere
form a scrisă pentru dovedirea actului ju rid ic respectiv, cu excepţia cazurilor prevăzute la
alin. (4) al aceluiaşi articol161.
Il; A se vedea I. Leş, Noul Cod de p ro ced u ri civila, voi. 1.2011, p. 441.
1,1 Pentru detalii, a se vedea V.M . C io b o n u , 6 . B o ro i, T .C B r ia u , o p . cit., 2011, p. 274 $i urm.; I. D e le o n u , Tratat,
voi. I, 2010, p. S33.
131 Pentru detalii, a se vedea V.M. C io b o n u , 6 . B o ro i, T.C. B ric iu , op. cit., 2011, p. 274 şi urm.
'*>A se vedea $i Trib. Suprem , col. civ., dec. nr. 901/1956, în C.D. 19S6, voi. II, p. 251.
151A se vedea şi M . Tâbârca, Drept procesual civil, voi. 1,2008. p. 565.
m A se vedea, pentru detalri, V.M . C io b a n u , G. B oroi, T.C. B riciu , op. cit., 2011, p, 272 şi urm.
C O M E N T A R IU
642 V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa t a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 311
sa orice p robâ , inclusiv m artori, fără restricţiile d e adm isibilitate a probei testim oniale
stabilite în articolul anterior.
Nu s-ar putea reproşa instanţei că nu a dispus proba Tn com pletarea începutului de
dovadă scrisă ori că nu a predeterm inat valoarea unui în scris folosit de parte ca având
această funcţie probatorie, deoarece toate aceste aspecte vo r fi avute în vedere de către
instanţă num ai în cadrul deliberării.
C O M E N T A R IU
2. Citarea m artorilor. De asem enea, instanţa va lua şi acele m ăsuri cu caracter oficial,
care se integrează procesului de adm inistrare a probei. în aceste condiţii, după încuviinţa
rea probei solicitate în condiţiile stabilite prin art. 254 NCPC, în vederea ascultării m artori
lor instanţa va dispune citarea acestora.
Citarea m artorilor este oficială şi obligatorie. Caracterul obligatoriu al citării este excep
tat în cazul în care m artorul este prezent la term enul la care proba testim onială a fost încu
viinţată, ceea ce perm ite adm inistrarea im ediată a probei.
Caracterul obligatoriu al citării este suspendat \n condiţiile în care partea se obligă s i
prezinte m artorul în vederea audierii sale, dar se reactivează în condiţiile art. 312 alineat
final. Dincolo de aceste situaţii particulare, necitarea m artorilor încuviinţaţi nu poate fi
sancţionată, instanţa având obligaţia de a asigura condiţiile adm inistrării acestei probe
(astfel: partea care a propus m artorii nu poate fi sancţionată dacă nu şi-a asum at adu ce
rea m artorului la proces; în principiu, nu poate fi sancţionat nici m artorul, iar instanţa nu
va putea să treacă la urm ătoarea etapă procesuală, ci va trebui să a m in e cauza în ved e
rea audierii, dispunând citarea m artorului).
De asem enea, dispoziţiile art. 241 alin. (2)-(4) sunt aplicabile şi în cazul martorilor.
3. în lo cu ire a m artorilor. înlocuirea m artorilor încuviinţaţi nu poate fi cerută decât
d e partea care a propus m artorul, si num ai pentru situaţiile expres prevăzute de art. 311
alin. (2) N C P C
Nu reprezintă motive bine întem eiate refuzul, chiar repetat, al m artorului de a se pre*
zenta în vederea audierii (m artorul are o obligaţia legală de a depune m ărturie) şi nici
imposibilitatea de prezentare (care perm ite audierea m artorului la dom iciliu, prin delegare
sau chiar com isie rogatorie); în schim b, sunt integrate acestora starea de boală care face
im posibilă audierea, punerea m artorului sub interdicţie ori intervenţia, după încuviinţare,
a unei situaţii de interdicţie legală, cum sunt cele prevăzute d e art. 31S sau art. 317 N C P C
Cererea de îniocuire a m artorului se poate face pe toată durata cercetării judecăto-
reşti, iar după ascultarea părţilor instanţa va evalua tem einicia m otivului de înio cu ire şi,
după caz:
a) va dispune adm iterea sa în cazuri bine întem eiate şi va lua m ăsura audierii marto*
rufui nou propus, dacă sunt îndeplinite condiţiile art. 2S5 alin. (1) NCPC;
b) va dispune adm iterea sa în cazuri întem eiate şi va stabili în sarcina părţii sâ depună
lista de desem nare a m artorului nou propus, în term en d e 5 zile calculate de la data în cu
viinţării cererii de înlocuire, su b sancţiunea decăderii.
Este destul de dificil de stabilit o biectui sa n cţiu n ii decăderii în acest caz (deşi pare o
decădere din dreptul d e a~i fi adm inistrată proba cu m artorul înlocuit, totuşi ea trebuie
mai degrabă asociată cu procedura d e propunere a probei, m ai exact cu însăşi procedura
d e înlocuire). Astfel, având în vedere că cererea d e înlo cuire presupune în mod necesar
desem narea unui alt martor, pentru a se putea aprecia că acesta îndeplineşte cerinţele
prevăzute de art. 255 alin. (1) N CPC este evident că, în prim ul rând, m artorul trebuie să
fie identificat (instanţa trebuie să lăm urească dacă audierea m artorului ar putea duce la
dezlegarea pricinii, adică să stabilească dacă acel m artor poate face o depoziţie utilă), tar
apoi cererea desem nării sale va fi pusă în discuţia părţilor. Faţă de acest raţionam ent,
apreciem că decăderea priveşte etapa de încuviinţare a probei.
în fine, cu privire la sancţiunea decăderii în acest caz, s-a considerat că aceasta are
caracter dispozitiv (?n sensul că nu poate fi invocată din oficiu, ci trebuie sesizată de
644 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa t a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 312
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
D ispoziţiile art. 313 NCPC ar putea părea, cel puţin în prem isele alin. (1), o modalitate
de sancţionare a m artorului care refuză să se prezinte la proces pentru îndeplinirea unei
obligaţii legale în serviciul justiţiei, şi anum e aceea de a depune m ărturie.
în realitate, citarea cu m andat de aducere a m artorului care lipseşte la prim a citare,
alăturată ipotezei stabilite prin alin. (2), caracterizează citarea cu m a n d a t de aducere ca o
646 V e / IO N I C A D Â N Ă I L Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 314
m ăsură de asigurare a înştiinţării m artorului, dar mai ales o garanţie a celerităţii procesului,
fiind deci o m âsurd adm inistrativ#11.
Citarea m artorului cu m andat nu exclude sancţionarea propriu-zisă a m artorului care
refuză să se prezinte în instanţă în scopul în care a fost citat, potrivit art. 187 alin. (1)
pct. 2 lit. a) NCPC ori chiar im plicarea răspunderii sale civile faţă de cel căruia i-a pricinuit
astfel o pagubă.
instituţia citării cu m andat de aducere nu este însă reglem entată în legislaţia proce
suală civilă, ea constând în înm ânarea citaţiei de către organul de poliţie com petent în
circum scripţia dom iciliului celui citat şi prezentarea lui în instanţă însoţit de organele forţei
pubfice.
în fine, dacă m artorul chiar citat în aceste condiţii excepţionale nu poate fi găsit ori nu
se prezintă, instanţa va putea proceda la judecată.
Este însă inexact să se spună că art. 313 alin. (3) N CPC se referă la decăderea părţii
din dreptul d e a m ai adm inistra proba cu m artori, deoarece decăderea este o sancţiune
procedurală care intervine în cazul nerespectării term enelor legale im perative, însă, prin
ipoteză, term enul la care m artorul urm ează să fie audiat este un term en judecătoresc.
S-a considerat că suntem în prezenţa unei sancţiuni specifice care poate interveni în
cazul nerespectării unui term en ju decăto resc, anum e posibilitatea instanţei de a trece la
judecată, fără ca aceasta să m ai fie obligată să audieze m artorul care nu s-a prezentat nici
după ce s-a em is m andat de aducere, concluzie faţă de care avem rezerve. Pe de-o parte,
pentru a fi aplicată sancţiunea - suportată în acest caz de p a r t e - , ea trebuie să pedep
sească o obligaţie legală ignorată culpabil de către cel sancţionat, iar pe de altă parte
sancţiunile au o configuraţie fixă şi nu dau instanţei posibilitatea aprecierii unor aspecte
de ordin adm inistrativ. Or, în acest caz, cele doua condiţii nu sunt întrunite; instanţa va
putea păşi la judecată, dar în egală m ăsură va putea să ia alte m ăsuri procedurale care
răspund principiilor procesului civil (va suplim enta probele, va evalua alte posibilităţi de
aducere a m artorului dacă depoziţia sa este esenţiala etc.).
C O M E N T A R IU
Dispoziţia analizată reafirm ă regulile generale d e adm inistrare a probelor: nem ijloci-
rea, m enţinerea contradictorialităţii şi faptul că adm inistrarea probelor are loc la sediul
instanţei.
Cu toate acestea, dacă m artorul este îm p ied icat să vină în instanţă din m otive n eim •
potabile (din cauză de boală sau altă îm piedicare gravă - infirm itate ori alta situaţie
tem einică şi dovedită care să justifice refuzul său de prezentare în instanţă, cum ar fi fap*
tu l că are în în grijire perm anentă o persoană cu nevoi speciale), audierea se va face ia
dom iciliu său de câtre instanţa care ju d e că procesul, dispoziţiile referitoare la delegare
sau la adm inistrarea probei prin com isie rogatorie fiind incidente.
A scultarea m artorului trebuie să fie însă nem ijlocită în acea cauză; astfel, nu vor
constitui declaraţii de m artori depoziţiile consem nate în alte dosare [afară d o a r dacă
11 A se v e d e a co n sid e ra ţiile faţă d e p o sib ilitate a instanţei d e a e m ite m a n d atu l d e a d u ce re în M . Tâbârcâ, Drept
p ro cesu al civil, vo i. Ir 2 0 0 8 , p. 575.
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ $4 7
A rt. 315 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
nu suntem într-un cd2 dintre cele prevăzute la art. 137, art. 145 alin. (2) sau art. 422
alin. (2) NCPC], aşa cum nu vo r fi prim ite ca probă testim onială declaraţiile date în
faţa altor autorităţi, ch iar dacă au învestirea d e a lua act d e acestea ori de a certifica
autenticitatea conţinutului lor.
A ri. 3 1 5 . P ersoan ele care nu p ot fi ascu ltate ca m artori. (1) Nu pot fi m ar
tori:
1. rud ele şi afinii până la gradul al treilea inclusiv;
2. soţul, fostul soţ, logodnicul o ri concubinul;
3. cei aflaţi în duşm ănie sau în legături de interese cu vreuna dintre părţi;
4. persoanele pu se sub interdicţie judecătorească;
5. cei condam naţi pentru m ărturie m incinoasă.
(2) Părţile p ot conveni, expres sau tacit, să fie ascultate ca m artori şi persoa
nele prevăzute la alin. (1) pct. 1-3.
C O M E N T A R IU
în principiu, orice persoană care are cunoştinţă despre faptele cauzei poate fi ascul
tată ca m artor în procesul civil, ch ia r incapabila (d ar nu interzisă).
Ca regulă, m artorul trebuie sâ fie o persoană care are discernăm ânt. Deşi art. 320 NCPC
se referă la m artorul fără discernăm ânt, practic nu trebuie interpretat că m ărturia celor
fără discernăm ânt este o probă eficientă. Chiar şi dacă avem în vedere că dispoziţia arătată
se referă numai la minorii fără discernăm ânt, In m od concret discernăm ântul, ca stare de
fapt, va fi apreciat suveran de câtre instanţă num ai în procesul de evaluarea a probei,
când aceasta va ţine cont de situaţia specială a m artorului, potrivit art. 320 NCPC.
A rticolul 315 N CPC dispune câ nu p o t f i ascultaţi ca martori-.
a) rudele ş i afinii p â n ă la g ro d u l trei inclusiv (însă, potrivit art. 316 NCPC, în pricinile
privitoare la filiaţie, divorţ şi alte raporturi de fam ilie se vo r putea asculta ca m artori şi
rudele şi afinii până la gradul trei, cu excepţia descendenţilor);
b) so ţu l sau fo s tu l soţ, log o d n icu l sa u concubinul;
c) ce i o fla ţi în duşm ănie sa u în leg ă tu ri d e interese cu vreuna din tre p o r ţ i în acest
caz, ca de altfel şi în cele anterioare, norm a juridică are un caracter de o rd in e privata,
astfel încât părţile pot conveni, expres ori tacit, ca şi aceste persoane sa fie ascultate ca
m artori.
Toate aceste situaţii au în vedere subiectivism ul m artorului, sinceritatea sa, care pot
fi reclam ante de adversar şi evitate prin opoziţia Io audiere. O poziţia însă trebuie să fie
expresă şi să fie m anifestată cel m ai târziu înainte d e ascultarea m artorului'”.
Dacă însă partea în drept sâ se opună ascultării sesizează aceste aspecte după adm i
nistrarea probei, m ărturia va răm âne o probă a cauzei, însă instanţa va ţine cont de rela
ţia dintre părţi, în condiţiile art. 324 NCPC;
d) perso anele p u se su b interdicţie judecătorească;
e ) ce i con dam naţi p en tru m ărturie m incinoasă.
în privinţa ultim elor două categorii, interdicţia este absolută.
648 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a t a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 316-317
C O M E N T A R IU
Excepţia este justificată faţă d e natura faptelor ce trebuie dovedite, derivate din rela
ţiile d e fam ilie, prezum tiv cel m ai bine cunoscute de către persoanele apropiate părţilor,
rudele o ri afinii lor.
Sunt exceptaţi descendenţii din m otive care ţin atât de nevoia de protecţie a aces
tora, cât şi din considerente m orale. în privinţa lor, interdicţia operează absolut.
C O M E N T A R IU
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 649
A rt. 318 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
dovedite - art. 258 alin. (2) NCPC], situaţie în care poate fi adus Id cunoştinţa instanţei şi
în scris, tn justificarea unui refuz d e prezentare;
b) parţial, atunci când m artorul refuză să răspundă la anum ite întrebări în legătură cu
care are obligaţia d e a m enţine confidenţialitatea, secretul profesional sau d e serviciu ori
dacă prin răspunsul său s-a r expune pe el însuşi sau a r expune pe vreuna dintre persoa
nele arătate la art. 313 alin. (1) pct. 1 şi 2 la o pedeapsă penală sau la dispreţul public. în
acest caz, instanţa va consem na în încheierea de şedinţă întrebările refuzate şi m otivul
care justifică refuzul.
Cu excepţia slujitorilor cultelor, m edicii, farm aciştii, avocaţii, notarii publici, executo
rii judecătoreşti, m ediatorii, m oaşele şi asistenţii m edicali şi orice alţi profesionişti cărora
tegea le im pune să păstreze secretul de serviciu sau secretul profesional p o t f i absolviţi
de aceostâ obligaţie de p a rtea interesată în păstrarea secretului. în acest caz, dacă legea
nu interzice totuşi divulgarea secretului profesional sau d e serviciu, respectivele per
soane nu m ai po t refuza depunerea m ărturiei.
în m od asem ănător, judecătorii, procurorii şi funcţionarii publici scutiţi d e obligaţia
d e d depune m ărturie nu m ai pot refuza ascultarea lor în calitate d e m artori daca auto
ritatea sa u instituţia pe lângă care funcţionează ori au funcţionat, după caz, le d â încu
viinţarea.
Dacă totuşi m artorul a făcu t declaraţia, deşi avea obligaţia d e a păstra secretul pro
fesional ori d e serviciu, depoziţia îl expune pe acesta la sancţiuni, însă nu constituie un
m o tiv de invalidare a depoziţiei".
C O M E N T A R IU
Dacă la term enul fixat se prezintă num ai o parte dintre m artori, aceştia vo r fi ascultaţi
şi se dă term en pentru prezentarea celorlalţi. Fiecare m artor va fi ascultat d e o se b it cei
neascultaţi neputând să fie d e faţă, în ordinea stabilită de preşedinte, care va ţine seama şi
de cererea părţilor sau de cereri făcute de m artori ori alţi participanţi.
Preşedintele, înainte d e a lua m ărturia, va cere m artorului să arate datele personale
necesare identificării lui şi aprecierii depoziţiei sale (num ele, profesia, dom iciliul şi
vârsta; dacă este rudă sau afin cu una din părţi şi în ce grad; dacă se află în serviciul uneia
dintre părţi}. Considerăm , d e asem enea, că judecătorul trebuie să întreb e m artorul
asupra oricăreia dintre situaţiile circum stanţiale stabilite în art. 315 alin. (1) NCPC, lipsa
m enţionării şi a acestora în mod expres reprezentând doar o necorelare a textelor.
în principiu, instanţa va rezolva toate incidentele ce pot apărea în legătură cu au d ie
rea m artorului, potrivit dispoziţiilor de m ai sus, după care, înainte de începerea audierii
1,1 Trib, Su p re m , col, civ., d e c. nr. S 9 4 / 1 9 S 8 , în C,D . 1 9 S 8 , q . 266; G. Boroi, O. S& n e o n u -M o te i, o p , cit., p. 361.
650 V t / IO N IC A D Â N Ă IL Ă
T it l u l L pr o ced u r a Î n f a t a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 319
propriu-zise, va cere m artorului să depună jurăm ântul şi va atrage acestuia atenţia asu
pra sem nificaţiei jurăm ântului.
Aceste date vo r fi m enţionate de către g refieru l de şedinţă, la dictarea preşedintelui,
în pream bulul declaraţiei ce s e va consem na în scris.
M artorul are o bligaţia de a sp u n e adevârul, obligaţie garantată atât prin referirea
la divinitate, atunci când m artorul are o anum ită confesiune religioasă care îi perm ite
această referire, cât şi prin incidenţa răspunderii penale de care este pasibil în Câ2ul în
care încalcă această obligaţie.
Deşi legiuitorul im pune m artorului, în alineatul final al art. 318 NCPC, o bligaţia de a
ju ra înain tea audierii sale, în fa p t aceasta poate fi înlocuită daca m artorul, prin afirm aţi'
ile sau poziţia exprim ată în faţa instanţe?, arată că din m otive d e conştiinţă sau confesi
une nu poate depune jurăm ântul.
C O M E N T A R IU
Procedura depunerii ju ră m â n tu lu i, conţinutul acestuia ori al form ulei înlocuitoare,
situaţiile speciale posibile în cazurile persoanelor fără confesiune, hipoacuzice ori surdo
m ute chem ate ca m artori, succesiunea m om entelor şi punctarea lor procesuală sunt
foarte concret descrise în această dispoziţie, nefiind necesare alte dezvoltări.
Parcurgerea acestei proceduri este însă obligatorie în adm inistrarea probei testim o
niale, iar încălcarea sa reprezintă un m otiv de nulitate a proced u rii de adm inistrare a pro
bei, apreciat după regim ul art. 174 şi urm . NCPC11.
COM EN TA R n J
Dacă stabilirea vârstei m artorului precede ascultarea, astfel în cât scutirea de ju ra •
m â n t a copiilor care nu au îm plinit 14 ani este obiectiv posibilă, nu vedem totuşi cum va
proceda instanţa la scutirea de ju răm ân t a celo r fără d isce rn ă m â n t deoarece lipsa dis
cernăm ântului nu transpare im e d ia t ci. ca stare de fapt. rezultă progresiv, deci num ai pe
m ăsura depoziţiei.
Dacă lipsa discernăm ântului poate fi evaluată im ediat, iar instanţa nu va considera
totuşi, în aceste condiţii, că se im pune revenirea asupra probei şi va asculta m artorul,
scutirea de ju răm ân t poate fi acordată.
C O M E N T A R IU
Pentru 3 evita posibilitatea de influenţare reciprocă a m artorilor, aceştia nu po t fi de
faţă la audierea celor a căror ascultare le precede, fiind scoşi din sala d e şedinţă prin grija
preşedintelui, care stabileşte ordinea a u dierii m artorilor prezenţi.
M artorul este audiat, relatarea sa este oraid, iar după ce instanţa îi arată în legătură
cu ce fap te şi îm prejurări a fo st solicitat în această calitate, va fi lăsat să îşi susţină liber
depoziţia.
El va răspunde la întrebările preşedintelui, care m enţine depoziţia Tn lim itele stabi
lite la începu tul audierii. într-o m anieră care să nu influenţeze sau im presioneze m arto
rul. M artorul va răspunde, de asem enea, la întrebările părţii care l-a propus, ale părţii
adverse sau ale procurorului atunci când acesta participă în litigiu, num ai după încuviin
ţarea lor de către instanţă, deci prin m ijlocirea instanţei.
M artorul nu are voie să citească un răspuns scris d e m ai înainte, în să , cu încuviinţarea
preşedintelui, se poate folosi de însem nări cu privire la cifre sau denum iri.
Potrivit art. 322 alin. (3) NCPC, dacă instanţa găseşte că întrebarea pusă d e parte sau
d e procuror nu poate să duca la dezlegarea pricinii, este jign ito are sau tinde să dove
dească un fap t a cărui dovedire e oprită de lege, n u o va încuviinţa, dar, la cererea păr
652 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a t a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 322
ţii, va trece în încheierea de şedinţă atât întrebarea, cât şi m otivul pentru care aceasta
s-a înlăturat. Sunt însă situaţii în care instanţa poate reform ula întrebările părţilor într-o
m odalitate care să evite aceste im pedim ente, dacă întrevede utilitatea răspunsului mar
torului.
După ascultare, m artorul are obligaţia de a răm âne în sa ia de şedinţă, ei putând
fi reascultat dacă instanţa consideră necesar sau instanţa îi poate cere să răspundă la
întrebări suplim entare ori poate fi ch iar confruntat cu un alt martor, în condiţiile art. 322
NCPC.
instanţa poate acorda, la cerere, învoire m artorului spre a părăsi sala de şedinţă. în
aceste condiţii, reascultarea sau confruntarea sa sunt posibile după refacerea procedurii
de citare.
C O M E N T A R IU
Reascultarea m artorilor va fi făcută, în principiu, la acelaşi term en la care a avut loc
audierea, în m ăsura în care aceştia au răm as în saia de şedinţă până la sfârşitul cercetării,
dar nu este exclusă citarea la un term en ulterior, până la încheierea cercetării judecăto
reşti, dacă reascultarea se im pune în raport cu chestiuni ivite ulterior.
Reascultarea poate presupune adresarea aceloraşi întrebări m artorului, pentru clari
ficarea anu m itor răspunsuri, dar şi suplim entarea întreb ărilo r adresate.
Răspunsul m artorului în procedura de reascultare se consem nează pe un fo rm u la r
separat, în care se va preciza că acesta corespunde unei ascultări anterioare.
Confruntarea m artorilor este o ascultare concom itentă a doi sau mai m ulţi martori,
care vo r răspunde în cru cişat aceloraşi întrebări sau în legătură cu aceleaşi fapte şi îm pre
jurări, dacă răspunsurile \or anterioare, consem nate în declaraţii, nu se potrivesc sau
sunt în vădită contradicţie.
Totuşi, confruntarea m artorilor este o procedură a cărei utilitate este apreciată
cazual, astfel că nu se im pune confruntarea ori de câte ori m artorii audiaţi succesiv au
dat răspunsuri care nu se potrivesc. Aceasta pentru că depoziţia m artorului trece prin
procesul de evaluare a probei, în care instanţa poate avea în vedere m ărturia nu doar
raportat la concordanţa sa cu celelalte, ci printr-o interpretare concertată a tu tu ro r pro
belor. în schim b, instanţa are suveranitate în a aprecia sinceritatea m artorului, d a r şi
anum ite circum stanţe individuale (vârsta, percepţia, em otivitatea) şi de a m enţine sau
înlătura în aceste condiţii una ori m ai m ulte declaraţii ori anum ite părţi a le acestora, fără
a recurge la confruntare.
în cazul realizării sale, confruntarea se consem nează într-un fo rm u la r de confruntare,
unde răspunsul fiecărui m artor asupra aspectelor confruntate se redă succesiv.
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 653
A rt. 323-324 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
M ărturia se face oral, dar se consem nează în scris de către grefier, după dictarea p re
şedintelui com pletului d e judecată ori a judecătorului delegat. Pe cât posibil, dictarea
preşedintelui trebuie să reprezinte o redare fidelă a conţinutului declaraţiei, nu doar un
rezum at al acesteia, uneori chiar cu respectarea form ulelor verbale folosite de martor,
care ar putea constitui elem ente de apreciere a probei.
Părţile ori chiar persoana audiată pot contesta m odul în care preşedintele sau ju d e
cătorul delegat dictează declaraţia în vederea consem nării sale în form ularul de depo
ziţie, contestări care se vo r consem na, îm preună cu hotărârea instanţei asupra lor, în
încheierea de şedinţă.
D eclaraţia m artorului va fi sem nată pe fie ca re pagină ş i la sfâ rşitu l e i de către ju d e că
tor, grefier şi martor, după ce acesta din urm ă a lua cunoştinţă de cuprinsul ei. Dacă m ar
torul nu vrea sau nu poate sâ sem neze, se face m enţiune despre această îm prejurare.
Nesem narea declaraţiei şi lipsa oricărei consem nări referitoare la îm prejurările aces
tei nesem nări loveşte actul de procedură de nulitate, iar proba nu poate fi luată în con
siderare.
A dăugirile, ştersăturile sa u schim bările în depoziţie trebuie sem nate de judecător
(care le şi încuviinţează), de grefier şi de martor, su b pedeapsa d e a nu fi luate în seam ă.
Locurile nescrise din declaraţie se barează astfel în cât să nu se poată adăuga nimic.
Consem narea scriptică a audierii orale a m artorului nu face inaplicabile dispoziţiile
referitoare la înregistrarea ori chiar transcrierea, la cerere, după înregistrare, a conţinu
tului acesteia.
6S4 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 324
C O M E N T A R IU
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 655
A rt. 325 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
Dacă din cercetare rezultă bănuieli că m artorul a dat în faţa instanţei o declaraţie
m incinoasă ori că a fost m ituit, instanţa are o bligaţia de sesiza re a o rgan ului de urm ărire
p en a lă com petent.
în principiu, cercetarea u n e i p ro b e se confundă cu deliberarea de după închiderea
dezbaterilor, când instanţa realizează o evaluare concertată a tuturor elem entelor cauzei.
Textul răm âne sub acest aspect la fel de parcim onios ca vechea reglem entare din art. 199
CPC 1865, care im punea o asem enea interpretare. Aceasta sem nifică repunerea cauzei
p e ro l, deoarece niciun act de procedură nu poate fi făcut după închiderea dezbaterilor,
cu atât m ai m ult acte legate de adm inistrarea probelor.
Noul cod operează doar cu distincţia între cercetarea judecătorească şi dezbateri,
punctând că în dezbateri se mai pot totuşi pune în discuţie inclusiv chestiuni legate de
adm inistrarea probelor, dar această problem ă nu este tranşată defel la nivelul reglem en-
*V
t a r ii.
Considerăm totuşi că bănuielile de m ărturie m incino asă ori m ituirea m a rto ru lui pot
rezulta în m od serio s din date, elem ente sau evenim ente chiar contem porane audierii
m artorului, de aceea intervenţia instanţei este oportun să se producă la acelaşi m om ent,
în prim ul rând justificat de raţiuni de aflare a adevărului în dosarul civil. în plus, aceasta
reprezintă şi pentru parte posibilitatea de a interveni în sensul unei cereri de su plim en
tare a probatoriului, care să-i asigure atât egalitatea com parativ cu adversarul său, cât şi
posibilitatea d e a-şi exercita o apărare efectivă.
De aceea, credem că Instanţa poate sesiza organul de urm ărire penală atunci când
apreciază că, din toate aceste circum stanţe, reies bănuieli de m ărturie m incinoasă sau de
m ituire a m artorului, fără ca aceasta sa reprezinte o apreciere anticipată asupra probei.
M ai observăm şi faptul că, dacă bănuielile de m ărturie m incinoasă au întotdeauna
ca subiect m artorul, m ituirea sa nu are neapărat legătură cu calitatea probei, care poate
răm âne intactă (de exem plu, m artorul în su şi denunţă în faţa instanţei civile m ituirea sa),
ch iar şi în condiţiile sesizării organelor de anchetă penală, astfel că nu poate influenţa
deliberarea.
Sesizarea organului de urm ărire penală în sine nu îndreptăţeşte instanţa la înlătu ra•
rea p ro b e i din dosar până la soluţionarea definitivă a cauzei care face obiectul sesizării
penale, dar perm ite judecătorului o evaluare a sincerităţii m artorului argum entată pe
aceste îm prejurări.
După începerea urm ăririi penale, sesizarea organului d e urm ărire penală com petent
a r putea să ju stifice şi o eventuală suspendare fa cu lta tivă a ju d e că ţii,în condiţiile art. 413
656 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 326
alin. (1) pct. 2 N CPC $au ar putea prezum a incidenţa unui m otiv de revizuire a hotărârii,
în condiţiile art. 509 alin. (1) pct. 3 NCPC
Chiar dacă oricare dintre părţile litigiului a r putea să susţină în faţa instanţei că martorul
face o declaraţie m incinoasă ori că a fost m ituit, sesizarea organului de urm ărire penală
com petent în condiţiile art. 325 va fi întotdeauna rezultatu l convin gerii in sta n ţe i care va
aprecia suveran, ch iar din oficiu ş i fâ râ o asculta p ă rţile asupra acestei chestiuni. N im ic
nu îm piedică părţile să acţioneze separat cu plângeri penale, acţiuni care se disting însă
de procedura civilă a adm inistrării probei cu m artori.
în fine, sesizarea organului de urm ărire penală se face după întocm irea unui proces-
verb a i care surprinde toate aspectele de fap t sesizate de către instanţă şi care au indus
acesteia bănuiala de m ărturie m incinoasă sau de m ituire a m artorului, proces-verbal
care reprezintă actul de sesizare în m aterie penală.
C O M E N T A R IU
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 657
A rt. 327 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Deşi subiectul pasiv al obligaţiei de plată a acestor sum e este partea care a propus şi
căreia proba testim onială i-a fost încuviinţată sau, dacă a fost dispusă din oficiu, partea
a le cărei susţineri urm au a fi dovedite prin depoziţie, instanţa va acorda am b elo r părţi
posibilitatea de a com bate susţinerile şi probele m artorului care a ceru t plata, datorită
caracterului s u i generis al cererii incidentale şi ai consecinţelor pe care aceasta le im plică
în planul cheltuielilo r procesua le d e judecată.
Cererea m artorului va fi soluţionată de instanţa de judecată prin încheiere cu carac
ter executoriu, m artorul devenind astfel creditorul direct al celui obligat (avem în vedere
că textul reglem entează ipoteza form ulării cererii de plată ca o cerere incidentală în pro
cesul pendente, situaţie în care i se aplică acest regim procedural1’1; însă m artorul ar
putea prom ova cererea şl pe cale principală, situaţie în care aceste efecte sp eciale nu
m ai sunt incidente).
Titlul său poate fi p u s în executare independent de data răm ânerii definitive a hotă
rârii date în cauză, conform art. 634 NCPC, ch iar dacă este controlabil în sistem u l căilor
de a ta c odată cu hotărârea care finalizează procesul, executarea făcându-se anterior cu
consecinţele prevăzute d e art. 637 NCPC.
§4. Prezumţiile
Art* 3 2 7 . N o ţiu n e. Prezum ţiile sunt consecinţele p e care legea sau judecăto
rul Ie trage dintr-un fapt cunoscut spre a stabili un fapt necunoscut.
C O M E N T A R IU
1. N o ţiu n e . A ctuala definiţie a prezum ţiilor nu face decât să reia aproape identic defi
niţia m ai veche a prezum ţiilor statuată prin art. 1199 C. civ. 1864, ceea ce are ca efect
inclusiv m enţinerea controversei legate de calitatea lor de m ijloc de probă121.
D incolo în s i de necesitatea considerării lor ca m ijloc de probă ori doar ca raţiona
m ent inductiv/deductiv de stabilire a realităţii sau - tn cazul celo r legale - de regulă de
drept, raţiunea prezum ţiei rezidă în m od neechivoc în nevoia de a revela adevărul. în
fu n cţia lo r probatorie, m ai precis în aptitudinea de a deplasa obiectul probei de la faptul
necunoscut şi m ai greu de dovedit la cel vecin şi conex cu acesta, m ai u şo r d e dovedit,
pentru că apoi sa se poată stabili, în baza unui silogism logic m etodic, faptul principal
generator de consecinţe ju rid ice151.
M ai sim plu, s-a spus ca prezum ţiile sunt p ro b e indirecte, întru cât, reprezentând con
cluziile trase de lege sau de judecător de la un fapt cunoscut la un fapt necunoscut,
pentru stabilirea raportului ju rid ic dintre părţi este necesar să se apeleze la inducţia sau
deducţia realităţilor îm p reju rărilo r speţei, pe calea raţionam entelor de la cunoscut la
necunoscut1*.
Astfel, rem iterea titlului de către creditor debitorului nu dovedeşte direct libera
rea debitorului (precum în cazul înscrisului sem nat de către creditor prin care acesta
atestă prim irea plăţii ori în cazul declaraţiilor m artorilor care au văzu t faptul plăţii), însă
6S8 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pro ced u ra În f a t a p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 328
art. 1503 alin. (1) N CC prezum ă că debitorul şi-a plătit datoria, având în vedere că, de
regulă, debitorul care plăteşte cere şi prim eşte dovada pe care o posedă creditorul;
art. 339 N CC instituie prezum ţia potrivit căreia bunurile dobândite în tim pul căsătoriei
sunt bunuri com une ale soţilor, stabilind legătura de vecinătate şi conexitate între faptul
dobândirii unui bun, d e oricare dintre so ţi, în tim pui căsătoriei, şi faptul că bunul respec
tiv este com un, deoarece, în m od obişnuit, am bii soţi contribuie la dobândirea unui bun
în tim pul căsătoriei; art. 414 N CC stabileşte legătura de conexitate între faptul naşterii
sau conceperii copilului în tim pul căsătoriei şî faptul că soţul m am ei este tatăl copilului,
im punând concluzia paternităţii soţului m am ei etc.
în toate aceste exem ple, prezum ţiile sunt create ch ia r de câ tre lege, în considerarea
unor cazuri determ inate, judecătorul fiind dispensat de a mai face raţionam entul pe care
îl face în săşi legea. Judecătorul va trebui să stabilească num ai fa p tu l vecin ş i conex pe
care se sprijină prezum ţia legală.
2. Clasificare. Din perspectiva noilor reglem entări procesuale se m enţine m area diho
tom ie a prezum ţiilor între:
a) prezum ţiile legale, adică cele determ inate special prin lege. Ele scutesc de dovadă
pe cel în favoarea căruia operează, în tot ceea ce legea consideră ca fiind dovedit;
b) prezum ţiile ju d icia re (sim ple, ale om ului), adică „lăsate ta lum inile şi înţelepciunea
judecătorului". Acestea perm it m agistratului, în anum ite condiţii, să tragă concluzii
asupra faptelor principale care fac obiectul probaţiunii.
C O M E N T A R IU
1. D eplasarea sarcin ii probei. Prezum ţiile legale su n t stabilite prin norm e juridice
care nu po t fi interpretate extensiv.
Legislaţia actuală consacră o m ulţim e de prezum ţii111enunţate în textul legii ca pre
zum ţie propriu-zisă, ca dispensă de dovadă acordată părţii, ca presupunere ori conside
rare sau prin orice form ulă echivalentă de natură să stabilească faptele considerate de
lege ca dovedite.
Articolul 328 alin. (1) NCPC arată că prezum ţia legală scuteşte de dovadă pe acela
în folosul căruia este stabilită în to t ceea ce priveşte faptele considerate de lege ca fiind
dovedite, însă teza urm ătoare a textului im pune beneficiarul prezum ţiei legale să dove
dească fa p tu l vecin ş i conex pe care se sprijină prezum ţia (beneficiarul prezum ţiei va tre
bui să dovedească faptele care justifică concluzia im pusă de lege, probă care de cele mai
m ulte ori este foarte facilă).
Tocm ai de aceea, în principiu, prezum ţia legală poate fi com bătută prin p ro b a con
tr a r i, d a r im plică o deplasare a probei: astfel, cel care doreşte să infirm e faptul presupus
V t t lO N IC A D Ă N Â IiĂ 659
A rt. 328 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
prin lege (faptul principal generator de drepturi ş i obligaţii civile) va prelua sarcina dove
diri! faptului co n trar
Su n t însă situaţii în care nicio dovadă nu este prim ită îm potriva prezum ţiei legale sau
legea o perm ite în condiţiile unei anum ite atitudini a celui căruia prezum ţia îi profita.
2. C lasificare. Din această perspectivă, a distincţiei pe care o face alin. (2) al art. 328
referitor ia posibilitatea contracarării (răsturnării) prezum ţiei, prezum ţia leg alâ poate fi:
a) relativă (iuris tantum ), care poate fi anihilată prin proba contrară, însă sarcina
probei incum bă celui care contestă prezum ţia. Com baterea prezum ţiei - care stabileşte
un fapt - poate fi făcută de partea interesată prin orice m ijloace d e probă11*;
b) absoluta. Prezum ţiile legale absolute su n t ac el ea îm potriva cărora, în principiu, nu
este perm isă dovada contrară. Tocm ai de aceea unii autori consideră că ele nu îşi găsesc
locul în sistem ul de probaţiune, nefiind m ijloace de probă, ci ficţiuni ju rid ice (iuris e t d e
ture).
Astfel, se arată că legea nu poate considera anum ite probe ca Infailibile, astfel încât
nu pot exista prezum ţii de necontrazis decât cu preţul unei inegalabile contradicţii logice,
ştiinţifice şi de echitate121. Cu toate acestea, funcţia prezum ţiei este em inam ente proba
torie, iar forţa dovezii pe care o im pune rezidă în anum ite nevoi şi garanţii sociale, la rân
dul lor ju stificate de lege. Desigur că folosirea p re zu m ţiilo rîn procesele ju d iciare trebuie
făcută în m od rezonabil şi prezervând dreptul ia apărare al părţilor, aşa cum este adevă
rat că raţionam entul probabilistic trebuie sâ ţină seam a d e gravitatea consecinţelor aces
tu ia în lipsa altor probe, însă această atenţionare trebuie considerată, în prim ul rând, în
cazul operării cu prezum ţii sim ple.
C h iar şi în cazul prezum ţiilor legale absolute se face o excepţie de la puterea dovedi
toare absolută a acestora, deoarece:
- în anum ite situaţii, în care prezum ţia corespunde ocrotirii unui interes personal al
celui în favoarea căruia operează, ea poate fi răsturnată prin m ărturisirea celui căruia îi
profită, dacă este adm isibilă ca probă1'1. Este cazul p rezu m ţiei legale absolute;
- dacă, însă, m ărturisirea este inadm isibilă, prezum ţia legală absolută nu m ai poate
fi răsturnată prin niciun m ijloc d e probă, asem enea prezum ţii fiind denum ite în doctrină
prezum ţii legale absolute irefragobile (d e exem plu, autoritatea d e lucru judecat);
- există şi o catego rie interm ediara sa u m ixtă de p rezu m ţii legale, prezentată uneori
ca o subdiviziune a prezum ţiilor legale relative: acele prezum ţii care pot fi com bătute,
d a r num ai de anum ite persoane [în principiu, num ai pretinsul tată poate com bate pre
zum ţia de paternitate în condiţiile art. 426 alin. (2) NCC] sau num ai prin anum ite m ij
loace de probă (prezum ţiile prevăzute de art. 660 N CC nu po t fi com bătute decât prin
înscrisuri sau sem ne contrare, adică probe m ateriale etc.) ori num ai în anum ite condiţii
[prezum ţia de responsabilitate a locatarului pentru incendiu poate fi com bătută num ai
dacă se probează cazul fortuit - art. 1822 alin. (2) N CC etc.].
1.1 C u p rivire Id existenta u n o r situ a ţii in te rm e d iare , ca re co n d iţio n e ază pro ba contrară d e a n u m ite m ijloace
d e probă, p e rso a n e sa u condiţii, a se v e d e a V.M. Cfabonu, (3, Boroi, T C . B riciu , o p . cit., 2 0 1 1 , p. 2 9 9 ţi u rm . şi
M. Tdbârcâ, D rept p ro cesu al civil, vo i. 1.2 0 0 8 , p. 611.
1/1A se v e d e a l. O efeonu, Tratat, voi. I, 2 0 1 0 , p. 8 3 5 , tn n otele d e subsol.
1.1 A dică atu n ci câ n d litigiul p o a rtă a su p ra u n o r d re p tu ri ce pot fo rm a o b fectu l u n e i tran zacţii şi n u s e încalcă
o rd in e a pu b lică. A s e ved ea ş i M. Tâbâreâ, D rep t p ro ce su a l civil, voi. I, 2 0 0 8 , p. 6 1 1 , în note.
660 V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pro ced u ra În f a t a p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 329
C O M E N T A R IU
Concluziile logice pe care judecătorul le poate trage de la un fapt necunoscut şi care
nu sunt determ inate prin lege se num esc p rezu m ţii ju d icia re (sau sim p le). Prezum ţiile
judiciare pot fi:
a) deductive, în cazul în care se desprinde o concluzie particulară dintr-una generală,
sau
b) inductive, atunci când se desprinde o concluzie generală din m ai m ulte concluzii
particulare.
Prezum ţiile sim ple se pot baza pe anum ite m ijloace de probă directe (depoziţia unui
martor, un înscris, un începu t de dovadă scrisă etc.) sau pe anum ite îm prejurări ce perm it
judecătorului să tragă concluzia existenţei sau inexistenţei faptului care treb uie probat.
în procesele judiciare m agistraţii operează instinctiv cu prezum ţii deoarece acestea
reprezintă o com ponentă invariabilă a raţionam entului în genere şi în special în cazul
evaluării situaţiilor de fapt în sens strict, acolo unde probele directe nu au aptitudinea
d e a dovedi cu certitudine situaţiile afirm ate - tant vout le ju g e, tant vaut l'induction du
ju g e Ju.
Cu toate acestea, dispoziţiile art. 329 im pun judecătorului nu d o a r conştientizarea
aplicării acestui silogism , ci şi folosirea lui rezonabilă, ţinând seam a d e im portanţa con
secinţelor acestuia1'1, precum şi de anum ite criterii d e adm isibilitate:
a) prim a condiţionare se referă la posibilitatea judecătorului de a opera cu prezum ţii
sim ple (judecătoreşti) n u m a i a tu n ci când este adm isibilă p ro b a c u m artori.
Această condiţie urm ăreşte să nu se eludeze indirect interdicţiile prevăzute în
art. 309 alin. (2) şi (4) NCPC. Deci, nu este adm isibilă o prezum ţie sim plă pentru dovada
unui act ju rid ic ce nu poate fi probat prin m ărturie, deoarece a perm ite dovada faptelor
vecine şi conexe (eventual chiar prin declaraţii de m artori), din a căror existenţă se poate
trage concluzia existenţei actului ju rid ic, înseam nă a proba actul respectiv cu nesocotirea
d isp o ziţiilo rîn sc rise în art. 309 NCPC.
Soluţia trebuie să fie însă nuanţată, întrucât art. 329 N CPC nu se com pletează num ai
cu art. 309 alin. (2) şi (4) NCPC, ci şi cu toate celelalte texte care stabilesc d ero g ă ri de
la acesta, articol care, nefiind im perativ, poate fi înlăturat prin convenţia părţilor. Recla
m antul propunând proba cu m artori, iar pârâtul neopunându-se, ci eventual propunând
m artori în contraprobă, înseam n ă că părţile au în ţeles să probeze actul ju rid ic prin alte
m ijloace de probă decât înscrisuri, inclusiv prin prezum ţii sim ple. în această situaţie,
m artorii pot relata fie despre existenţa sau inexistenţa actului ju rid ic (care deci va fi
probat printr-un m ijloc de probă direct), fie despre anum ite îm prejurări de fapt (părţile
au discutat despre un eventual contract, pârâtul a avu t un anu m it com portam ent care
reprezintă o executare a contractului afirm at etc.) din care instanţa ar putea trage con
cluzia existenţei actului ju rid ic, eventual din coroborarea acestor depoziţii cu alte m ij
loace de probă.
M ai observăm şi faptul că actuala reglem entare nu m enţine excepţia referitoare la
adm isibilitatea prezum ţiilor judecătoreşti în cazul în care se atacă un act pentru că acesta
s-a făcu t prin fra u d ă , d o i o ri violenţă, d a r incidenţa ei este firească, deoarece într-o atare
situaţie, fiind vorba despre o situaţie de fapt, proba cu m artori este, oricum , adm isibilă;
b) a doua condiţionare se referă la posibilitatea m agistratului de a se întem eia pe pre
zum ţii sim ple d o ar dacă „au greutate şi puterea de a naşte probabilitatea".
Această condiţie are în vedere tem einicia raţionam entului logico-judiciar, care tre
buie să aibă nişte lim ite fireşti, im p u n ân d u -seîn prim ul rând o responsabil 12are a m agis
tratului care nu poate ignora im portanţa consecinţelor raţionam entului său, d a r chiar
şi faptul că, datorită m odului său de form are, el este inaccesibil pentru părţi şi ar putea
reprezenta o restricţiona re severă a dreptului lor la apărare.
în plus, prezum ţiile judecătoreşti su n t doar nişte raţionam ente probabilistice, de
aceea trebuie raportate la un anu m it grad general de convingere, adică dacă acea con
cluzie raţională s-ar im pune în principiu în m od statistic şi convingător111. Cu alte cuvinte,
este necesar ca judecătorul să estim eze, în raţionam entul pe care îl realizează, nu doar
posibilitatea, ci şi probabilitatea faptului presupus prin raţionam entul său indu ctiv sau
deductiv.
§5. Expertiza
C O M E N T A R IU
în practică apar frecvent situaţii în care lăm urirea fap telor ce form ează obiectul liti
giului sau a legăturii dintre anum ite îm prejurări invocate de părţi şi aceste fapte necesită
cunoştinţe de specialitate. Tocm ai de aceea legea prevede posibilitatea instanţei de a
dispune efectuarea unei expertize.
Expertiza este necesară şi în cazurile în care. în m od întâm plător, ju decătorul a r avea
cunoştinţele d e specialitate de care a r fi nevoie într-un proces, deoarece pe d e o parte
raportul de expertiză întocm it d e un expert pre 2intă garanţii m ai m ari de exactitate şi
d e utilizare a ultim elo r date ale ştiinţei, iar pe de aită parte prezintă avantajul că poate
fi discutat în contradictoriu de către părţi, pe când aprecierea judecătorului nu ar putea
fi discutată, nefiind cunoscută decât la pronunţare sau ch iar după redactarea hotărârii.
Expertiza poate fi definită ca fiind activitatea de cercetare a unor îm prejurări de fapt
în legătură cu obiectul litigiului, ce necesită cunoştinţe de specialitate, activitate desfă
şurată de către un specialist, num it expert, care este desem nat de instanţa d e judecată.
Relatarea făcută de expert în scris sau uneori oral, în care acesta expune constatările
şi concluziile sale, deci îşi prezintă opinia cu privire la îm prejurările de fapt a căror lăm u
rire a fost solicitată, poartă denum irea de raport d e expertiză.
Expertiza şi raportul de expertiză sunt două noţiuni distincte, d a r interdependente,
în tru câ t raportul de expertiză este urm area expertizei, iar aceasta din urm ă este activi
tatea de cercetare pe care se întem eiază raportul de expertiză. Expertiza neurm ată de
raportul de expertiză a r fi insuficientă, iar raportul d e expertiză în to cm it fără cercetarea
pe care o presupune ar fi netem einic. Subliniem că, din punct de vedere ju rid ic, m ijlocul
de p ro b ă este raportul de expertiză, iar nu în săşi expertiza.
662 V IX O W C A D Ă N Ă ILĂ
T it l u l l Pro ced u ra În f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 330
Noul cod de procedură civilă reglem entează expertiza în art. 330-340, care consti
tu ie d rep tu l com un în m aterie, la care se âdaugă le g i speciale privind expertiza tehnică şi
c o n ta b ili, expertiza crim inalistică, expertiza m edico-legală, expertiza sanitar-veterinară,
expertiza cadastrală etc.
O bservăm câ în cazul acestei probe, com parativ cu celelalte m ijloace de probă,
legiuitorul om ite să arate un criteriu de apreciere a forţei doveditoare a probei, prin
natura sa tehnică şi ştiinţifică. Reluând mai vechi consideraţii ale doctrinei pe această
te m ă 111, arătăm şi de această d a t l că instanţa nu este legată de concluziile din raportul de
expertiză, acestea constituind num ai elem ente de convingere lăsate la libera apreciere a
judecătorului, ca, de altfel, şi celelalte m ijloace de probă.
în să , pentru a se putea exercita controlul judiciar, indiferent că prim eşte sau nu con
cluziile expertului, este necesar ca soluţia instanţei în această privinţă să fie m otivată,
m ai ales atunci când, ajungând la alte concluzii pe baza celorlalte probe adm inistrate în
cauză, instanţa înlătură raportul de expertiză ca fiind ne convingător sau îl reţine, deşi
una din părţi a cerut înlăturarea lui.
De asem enea, sunt totuşi unele situaţii în care expertiza nu poate fi înlăturată decât
prinţr-un alt m ijloc de probă de o valoare ştiinţifică egală (de exem plu, expertiza de
excludere de la paternitate nu poate fi înlăturată prin depoziţiile unor m artori). Când
s-au adm inistrat în aceeaşi pricină două expertize ale căro r concluzii su n t contradictorii,
instanţa, m otivat, va accepta una din ele şi o va înlătura pe cealaltă sau le va înlătura pe
am ândouă şi va recurge la alte m ijloace de probă, având ch iar posibilitatea de a adm ite
o nouă expertiză; se consideră că, în cazul expertizelor m edico-legale, dacă acestea
sunt contradictorii, instanţa este datoare să le supună spre avizare co m isiei superioare
m edico-legale, ia r nu să îşi însuşească una dintre ele fără sesizarea respectivă1”.
instanţa este legată însă de constatările de fa p t ale experţilor, trecute în raportul de
expertiză, precum data raportului, indicarea cercetărilor făcute tn prezenţa părţilor, a
susţinerilor acestora etc. Aceste m enţiuni, cuprinse Tn raportul de expertiză, fac dovadă
p â n ă la declararea fa lsu lu i, deci, pentru com baterea lor este necesară înscrierea în fals,
deoarece experţii lucrează în calitate de delegaţi ai instanţei, iar raportul de expertiză are
natura ju rid ică a unui înscris autentic.
,\ r l . 3 3 0 . în cu viin ţarea exp ertizei. (1) Când, pentru lăm urirea unor îm pre
jurări de fapt, instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor specialişti, va
num i, la cererea părţilor ori din oficiu, unul sau 3 experţi. Term enul va fi stabilit
astfel în cât depunerea raportului de expertiză la instanţă să aibă loc conform
dispoziţiilor art. 336.
(2) C ând este necesar, instanţa v a solicita efectuarea expertizei unui laborator
sau unui institut de specialitate.
(3) In dom eniile strict specializate, în care nu există experţi autorizaţi, din
oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi, judecătorul poate solicita punctul de
vedere al uneia sau m ai m ultor personalităţi o ri specialişti din dom eniul respectiv.
V e * O M C A D Ă N Â tiĂ 663
A rt. 330 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. O b ie ctu l probei; o b ie ctive le exp e rtizei. Trecând peste regulile privind propunerea
şi încuviinţarea probei, sintetizate d o ar în alin. (1) al art. 330, în restul alineatelor acestui
articol şi în textele urm ătoare sunt în fapt reglem entate reguli tehnice care ţin de adm i
nistrarea probei cu expertiză.
Dorim să punctăm că încuviinţarea probei, adică evaluarea adm isibilităţii şi aptitudi
nii sale de a d u ce la soluţionarea cauzei nu poate fi decât p re ce d a ţi d e clarificarea o biec
tivelor sale, fără de care cel puţin co n d u d en ţa probei nu poate fi determ inată, astfel că
proba nu ar putea fi încuviinţată.
O biectivele expertizei form ează obiectul probei, adică determ inarea unor situ a ţii de
fa p t în legătură cu care expertului i se cere să îşi exprim e părerea, s i dea lăm uriri sau să
le constate ca specialist, îm prejurări care au legătură cu obiectul pricinii şi ajută la so lu
ţionarea acesteia.
Expertiza nu poate avea ca o b iect lăm urirea unei p roblem e de drept, întrucât ju d e
cătorii trebuie să o cunoască singuri, aşa cum nu poate avea ca obiect solicitarea unei
so lu ţii asupra litigiului.
Totuşi, în ceea ce priveşte norm ele dreptului străin, art. 253 partea finală N CPC coro
borat cu art. 2562 N CC face referire la posibilitatea probării conţinutului legii străine prin
atestări obţinute d e la statul care le-a edictat, prin avizul unui expert sau printr-un alt
mod adecvat.
2. C o n d u d e n ţa probei. Ca regulă, instanţa va încuviinţa sau va dispune efectuarea
unei expertize dacă apreciază că aceasta este concludentă, adică atunci când „pentru
lăm urirea unor îm prejurări de fapt, instanţa consideră necesar să cunoască părerea unor
specialişti".
Uneori această probă îşi vădeşte necesitatea în faţa situaţiilor d e fapt care se im pun a
fi dovedite. Astfel, s-a decis că în m aterie de stabilire sau de tăgăduire a paternităţii, deşi
proba confruntării grupelo r sanguine şi a altor date antropom etrice nu este obligatorie,
totuşi ea devine necesară atunci când probele sunt insuficiente sau contradictorii1^.
De exem plu, dacă într-o pricină privind stabilirea paternităţii se invocă exceptio plu-
rium concubentium şi se face dovada că, în perioada concepţiei copilului, m am a acestuia
a întreţinut relaţii intim e cu m ai m ulţi bărbaţi, cererea de stabilire a paternităţii nu este
inadm isibilă de plano, însă, într-un asem enea caz, este necesară efectuarea expertizei
m edico-legale. De asem enea, s~a m ai decis că în cazul în care se solicită anularea căsă-
111Trib. Suprem, col. civ., dec. nr. 1446/1955, în C.D. 1955, voi. I, p. 249: C.A. Piteşti, dec. civ. nr. 344/1998. în
C.P.J. 1998, p. 47.
664 V I X O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 330
toriei pentru alienaţie sau debilitate m intală, este necesară efectuarea unei expertize
psihiatrice111.
Sunt însă şi situaţii în care expertiza este obligatorie, su b sancţiunea anulării hotă
rârii: expertiza psihiatrică în m ateria punerii su b interdicţie - art. 937 alin. (2) NCPC;
expertiza pentru stabilirea valorii aportului în natură, dacă se înfiinţează o societate cu
răspundere lim itată d e către un singur a s o c ia t - a r t . 13 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.
3. D esem narea experţilor. Dacă instanţa dispune adm inistrarea acestei probe, după
stabilirea obiectului său va desem na dacă expertiza va fi făcută d e u n u l sa u trei experţi.
O pţiunea aparţine instanţei, care va stabili acest lucru în funcţie d e specificul expertizei,
de num ărul şi com plexitatea obiectivelor sale, de necesitatea cunoaşterii m ai m ultor
păreri în legătură cu situaţia analizată.
A cest lucru poate determ ina şi variabilitatea costu rilor de efectuare a probei, instanţa
urm ând să ţină cont inclusiv d e acest asp ect atunci când, în condiţiile art. 262 NCPC,
stabileşte şi repartizează între părţi costurile de adm inistrare a probei. în funcţie de
com plexitatea obiectivelor şi num ărul experţilor poate fi influenţat şi term enul în care
expertiza poate fi efectuată şi depusă la dosar, instanţa urm ând a avea în vedere toate
aceste elem ente pentru o eficientă organizare a m odului de adm inistrare a probei.
Desem narea nom inală a experţilor, precum şi înştiinţarea acestora asupra naturii şi
specificului însărcinărilo r prim ite sunt detaliate în articolele urm ătoare.
Trebuie subliniat în acest context că, în procesul de probaţiune, experţii nu sunt asi
m ilabili m artorilor, aşa cum rezultatul cercetărilor lor, consem nat de cele m ai m ulte ori
în rapoarte înfăţişate instanţei, nu reprezintă nici depoziţia unui m artor - ch iar şi în situ
aţia în care proba se adm inistrează în faţa instanţei prin prezentarea expertului conform
art. 334 N CPC nici înscrisuri. Ei sunt specialişti, tehnicieni, uneori personalităţi sau
oam eni de ştiinţă consacraţi în anum ite dom enii, iar obligaţia lor procesuală este legală,
personală, oficială, incesibilă.
De aceea, este expertiză ju d icia ră concretizată uneori în raportul d e expertiză con-
sem nat la dosar d o ar proba obţinută în aceste circum stanţe - oficiat ş i nem ijlocit - iar nu
orice lucrare înfăţişată d e parte în faţa instanţei ca fiind efectuată de un expert ori spe
cialist în dom eniul respectiv, chiar dacă şi aceasta a fo st efectuată ca expertiză judiciară
într*un alt dosar. Aceasta este d o ar o expertiză extrajudiciară, preconstituită, care, fără
a fi nelegală, nu are în procesul ju d icia r de probaţiune o funcţie determ inată {jurispru
denţa m ai veche a considerat că aceasta nu are nicio funcţie probatorie121.
Experţii im plicaţi în procesul de probaţiune judiciară dobândesc com petenţa de a
efectua expertize cu caracter ju d iciar în condiţiile O.G. nr. 2/2000 privind organizarea
activităţii de expertiză tehnică ju dicîarâ şî extrajudiciară num ai în m ăsura în care figu
rează în listele Biroului Central pentru Expertize Tehnice Ju d iciare din cadrul M inisteru
lui ju stiţie i şi sunt înscrişi în evidenţele birourilor locale d e expertize judiciare tehnice şi
contabile care funcţionează în cadrul tribunalelor.
Cu toate acestea, su n t situaţii în care pentru anum ite dom enii specializate nu există
experţi autorizaţi, astfel încât efectuarea expertizei se realizează prin solicitarea punctu
lui de vedere al uneia sau al m ai m ultor personalităţi o ri sp ecia lişti din d o m en iu l respec
tiv, potrivit alin. (3) al art. 330 NCPC.
666 V IX O W C A D Ă N Ă ILĂ
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 331
C O M E N T A R IU
1. N om in alizarea e xp e rtu lu i. După încuviinţarea probei cu expertiza şi stabilirea
num ărului experţilor participanţi, instanţa va face nom inalizarea experţilor care vo r fi
însărcinaţi cu efectuarea probei (ream intim că în ipoteza efectuării expertizei prin com i
sie rogatorie, în condiţiile art. 340 NCPC, desem narea expertului şi stabilirea sum elor
cuvenite sunt lăsate pe seam a instanţei care va adm inistra proba).
D esem narea se va face de pe lista întocm ită şi com unicată d e către biroul local de
expertiză, cuprinzând persoanele înscrise în evidenţa sa şi autorizate, potrivit legii, să
efectueze expertize judiciare.
Instanţa nu poate desem na sau părţile nu pot propune în această calitate o per
soană care nu figurează pe aceste liste întocm ite în conform itate cu art. 32 lit. c) din O.G.
nr. 2/2000, ch iar dacă are calitatea de expert ju d icia r în condiţiile legii, la fel cum nu se
poate refuza nem otivat o listă a experţilor propuşi pentru această desem nare după soli
citarea adresată biroului focal de expertiză decât dacă părţile se învoiesc asupra unui al
treilea, în privinţa căruia fac dovada calităţii d e expert ju d icia r în dom eniul respectiv.
2. în ch e ie re a de n u m ire a expertului. Desem narea expertului/experţilor se face prin
învoiala părţilor, sau, dacă un asem enea acord nu există, prin tragerea la so rţi efectuată
în şedinţa de judecată, procedeul fiind consem nat în încheierea de num ire a expertului.
încheierea de num ire a expertului va m enţiona, de asem enea:
a) obiectivele asupra cărora acesta urm ează să se pronunţe. Deşi legea conţine sin
tagm a „încheierea va stabili obiectivele expertizei", considerăm că este vorba despre o
reiterare a acestor obiective, deja individualizate cu prilejul încuviinţării probei. Scopul
reluării lor în cuprinsul acestei încheieri are doar funcţia înştiinţării expertului cu privire
la lim itele însărcinărilo r şi com petenţelor sale în realizarea expertizei, acesta fiind actul
de procedură din care expertul ia cunoştinţă despre lim itele obligaţiei sale, după citarea
la proces în condiţiile art. 333 N CPC1";
b) te rm e n u lîn care trebuie să efectueze expertiza. Dacă natura expertizei presupune
o cercetare la faţa locului ori a unor docum ente, astfel încât proba nu poate fi adm inis
trată în condiţiile art. 334 N CPC, instanţa reia în încheierea de d e se m n a re a expertului şi
term enul de efectuare a lucrării, ad u cin d u -f astfel ta cunoştinţa expertului, term en care
va trebui să respecte, pe lângă exigenţele d e oportunitate, şi pe cele stabilite în art. 336
NCPC. Fixarea term enului este totuşi estim ativă, în condiţiile în care teza urm ătoare a
textului prevede posibilitatea m odificării sale;
c) onorariu! provizoriu al expertului şi, dacă este cazul, a va n su l p en tru cheltuielile de
deplasare. Aceste costuri sunt prestabilite prin ch iar m ăsura de încuviinţare a probei,
m enţionarea lor în această încheiere de şedinţă neconfundându-se cu stabilirea obliga
ţiei de plată în sarcina părţii, care este anterioară (a se vedea art. 262 şi art. 254 alin. (4)
NC PC] D esigu r, sta b 11i rea cost u ri io r a p rio ri im pune acce pta rea caracterului lor esti maţiv,
provizoriu, dispoziţiile instanţei neavând caracter definitiv în m ăsura în care se dove
deşte caracterul lor nefondat sau insuficient.
De aceea, pentru toate aspectele pe care instanţa le determ ină estim ativ şi în legă
tură cu care participanţilor la proces li se recunoaşte dreptul la plată sau despăgubire
sau posibilitatea de a lăm uri unele aspecte, instanţa va asigura cadrul adecvat pentru a
perm ite acestora exercitarea drepturilor lor.
3. A scultarea e xp e rtu lu i. în ce priveşte determ inarea term enului pentru efectuarea
expertizei şi costurile acesteia (im plicând atât rem uneraţia expertului, cât şi alte costuri
d e deplasare, cazare, m asă, când este cazul), instanţa poate, într-un term en scurt, $â
citeze expertul \n cam era d e consiliu ori să ceară acestuia un p u n ct de vedere scris asupra
acesto r elem ente.
Desigur, poziţia expertului este determ inantă în stabilirea acestor elem ente, care
reprezintă o garanţie a eficienţei sa le şi o m ăsură de optim izare a efectuării actului de
procedură, însă considerăm că dreptul expertului de a pretinde plata anum itor costuri
sau în anum ite condiţii ori de a im pune un term en de efectuare a probei nu este discre
ţionar. A cesta trebuie să prezinte instanţei nişte argum ente justificative, explicaţii sau
ch iar să înain teze probe, în cazul în care este posibil şi necesar pentru justificarea cere
rilor sale; în niciun caz, credem , expertul nu poate refuza însărcinarea legală prim ită cu
argum entul că părţile ori instanţa nu răspund favorabil solicitărilo r sale (în privinţa cos
tului lucrării, determ inările sunt, în această fază, încă estim ative).
M ăsurile instanţei cu privire la aceste elem ente se iau prin încheiere, după ascultarea
punctului de vedere al expertului şi al părţilor.
4. C h e ltu ie lile generate d e efectuarea expertizei. în legătură cu alineatul final al
art. 331, dorim doar să subliniem unele chestiuni particulare care a r putea lăm uri
eventualele confuzii între dom eniul de aplicare a l acestui a rtico l ş i c e l a! art. 2 6 2 NCPC.
în mod categoric, adm inistrarea probei cu expertiza necesită cheltuieli care se com
pun, eventual, din cheltuieli d e deplasare, m asă, cazare, posibil şi alte costuri, precum şi
rem uneraţia expertului (onorariul propriu-zis).
Dacă, în m od constant, instanţele nu disting la stabilirea cheltuielilor cât anum e din
cuantum ul lor reprezintă rem uneraţia expertului şi cât alte costuri, transpare, fără doar
şi poate, necesitatea reală a unei asem enea dem arcaţii.
1,1 A s e v e d e a s i M . 7 Zbâreâ, D r e p t p r o c e s u a l c iv H , v o i , I, 2 0 0 8 , p , 5 8 9 .
668 V IX O W C Â D iN Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 332
C O M E N T A R IU
în prim ul rând, arătăm că dispoziţiile alin. {1} al art. 332 asim ilează pe experţi judecă
to rilo r num ai în privinţa m otivelo r de recuzare. Desigur, este vorba num ai despre m oti
vele de recuzare care îl po t privi şi pe expert.
Cererea de recuzare se form ulează de partea care cunoaşte m otivul de recuzare, fie
în 5 zile d e la num irea expertului, dacă m otivul există ia acel m om ent, fie în 5 zile de
la data ivirii m otivului, dacă apariţia sa este ulterioară. Term enul de 5 zile este unul de
decădere, d e ordine publică.
Fiind vorba despre d rep tu l d e recuzare a l părţii, instanţa nu poate, din oficiu, să
invoce recuzarea expertului, aşa cum expertul aflat într-un caz de recuzare nu are obli
gaţia legală de a se abţine (de altfel, codul nu reglem entează în privinţa expertului abţi
nerea ca act de procedură). Credem însă că, dacă expertul se află într-un caz de incom
patibilitate, acesta are dreptul să refuze efectuarea expertizei pentru m otive tem einice
derivând din situaţia sa, potrivit art. 15 din O.G. nr. 2/2000, sau cel puţin trebuie consi
derat că acesta ar trebui să înştiinţeze instanţa cu privire la situaţia în care se g ă s e ş t e -c a
obligaţie derivând din regulile deontologice ale profesiei dând posibilitatea părţilor să
form uleze cerere de recuzare (dacă în ghid u rile etice ale corpurilor profesionale există
m enţionată expres posibilitatea unei abţinerii, pentru situaţii care ar afecta im parţiali
tatea expertului, trebuie considerat că aceasta corespunde unei obligaţii d e a înştiinţa
asupra existenţei m otivului de abţinere).
Recuzarea expertului presupune o procedură de solu ţio n a re care nu este com para
bilă cu procedura de recuzare a judecătorului.
Cererea se ju d e că cu citarea părţilor, inclusiv a expertului recuzat, şi se soluţionează
prin încheiere interlocutorie, atacabilă num ai odată cu fondul.
C O M E N T A R IU
D ispoziţiile privind citarea, aducerea cu m a n d a t - cu excepţia situaţiei în care exper
tiza este cerută unui laborator sau unui institut d e specialitate sau în care se solicită
punctul de vedere al uneia sau m ai m ultor personalităţi ori specialişti din dom eniul
respectiv - şi sancţionarea m a rtorilor care lip sesc su n t deopotrivă aplicabile experţilor.
Rezultă că expertul poate fi sancţio nat dacă refuză prim irea sau întârzie depunerea
lucrării în m od nejustificat ori dacă refuză a da lăm uririle cerute, potrivit art. 187 alin. ( ! )
pct. 2 lit. d) N CPC, aşa cum poate fi obligat la d esp ă g u b iri pentru am ânarea din culpa sa,
în m od nejustificat a procesului, conform art. 189 NCPC.
De asem enea, dacă expertul nu se înfăţişează la solicitarea instanţei, pentru a prim i
lucrarea sau a o depune ori pentru a da lăm uririle cerute [fie în condiţiile art. 331
alin. (2), fie în cele ale art. 337 NCPC] ori pentru a-şi exprim a opinia ca expert potrivit
art. 334, instanţa va putea să dispună înlo cuirea lui, reluând procedura de desem nare a
unui nou expert.
în acest caz, expertul în lo cu it poate fi şi sancţio nat, întrucât m ăsura înlocuirii sale
este o m ăsură adm inistrativă procesuală şi nu are caracter punitiv; de asem enea, exper
tul înlocuit nu are dreptul la rem uneraţie.
în lo cu irea expertului se poate produce însă şi la cererea acestuia, atunci când înve
derează instanţei câ nu poate realiza, din m otive Justificate, lucrarea cu care a fost în săr
cinat (efectuează concom itent expertize com plexe în alte dosare, astfel în cât m enţine
rea sa ar tergiversa exagerat durata cercetării, s-a suspendat sau retras din calitatea de
expert autorizat în condiţiile legii, suferă de o boală care îl îm p ied ică să finalizeze însăr
cin ările prim ate etc.) sau dacă instanţa constată prin sesizări ale părţilor ori din oficiu,
după num ire, că a intervenit o cauză obiectivă care face im posibilă executarea obligaţiei
expertului (expertul a decedat, s-a retras din profesie etc.).
în fine, dorim să m ai subliniem că legea se referă la citarea sau adm iterea m andatului
de aducere faţă de expert. Cu toate acestea, funcţia procesuală a citaţiei este aceea de a
înştiinţa pe cel citat în legătură cu obligaţia de a se prezenta în instanţă.
în procedura adm inistrării expertizei, citarea expertului în instanţă îşi găseşte această
ju stificare num ai în cazul în care experţii pot să îşi exprim e de îndată opinia, caz în care
aceştia vo r fi ascultaţi ch iar în şedinţă, ori atunci când instanţa doreşte ca aceştia sa pre
zinte anum ite lăm uriri în legătură cu opinia iniţial exprim ată sau dacă instanţa consideră
necesară consultarea lor în legătură cu durata efectuării lucrării sau cu costurile sale esti
m ative ori dacă este recuzat.
în rest, când citarea expertului nu are acest scop, ci are funcţia înştiinţării expertului
asupra însărcinărilo r prim ite, considerăm că nu este greşit a considera această funcţie
îndeplinită şi dacă este realizată printr-un alt m ijlo c care îi asigură efectivitatea, cum ar
fi efectuarea, prin grija instanţei, a unei adrese de înştiinţare sau înştiinţarea telefonică
a expertului sau altă m odalitate care, oficial, să îndeplinească funcţia considerată [de
altfel, art. 17 alin. (3) din O.G. nr. 2/2000 nu m enţionează că înştiinţarea expertului se
face prin citare, ci prin adresa de înştiinţare, detaliind şi cuprinsul adresei, act care repre
zintă dovada învestirii sale cu această m isiune procesuală).
670 V S/ IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 334-335
în atare circum stanţe, a rfi excesiv ca expertul să fie sancţionat pentru neprezentarea sa
în instanţă ca urm are a citării, dacă totuşi a prim it lucrarea sau, mai m ult, a depus la dosar
raportul sau a făcut orice acte de procedură care sem nifică îndeplinirea acestor sarcini.
C O M E N T A R IU
Chiar dacă în această situaţie ascultarea e xp e rtu lu i poate fi u şo r com parată cu lua
rea declaraţiei de m artori, la care ch iar dispoziţia legală face referire prin trim iterea la
art. 323 N CPC în ce priveşte m odalitatea d e consem nare a răspunsurilor pe care expertul
le form ulează la întrebările ce se constituie ca obiective a le expertizei, în m od evident în
acest caz vorbim despre o probă distinctă de cea testim onială.
Consem narea ră sp u n su rilo r expertului nu este precedată de ju răm ân t şi nu se face
în cuprinsul unui form ular de declaraţie de martor, prin com pletarea rubricilor specifice,
ci într-un p ro ce s-v e rb a i Aplicarea dispoziţiilor art. 323 N CPC se face, d e sig u r în măsura
com patibilităţilor referitoare la consem narea celor relatate de experţi.
N u s e va m o i în to cm i în acest caz un ra p o rt de expertiză, iar lăm uririle ori co m p le
tarea expertizei vo r fi invocate sau cerute, în principiu, în şedinţa în care expertul a fost
ascultat. Răspunsurile expertului vo r fi prezentate cu privire la acestea, daca este posibil,
la acelaşi term en şi dupâ aceeaşi procedură.
Deşi dispoziţiile art. 337 se referă doar la lăm uririle sa u com pletările raportului de
expertiză, apreciem că acestea sunt perm ise şi în cazul ascultării directe, deoarece ele
reprezintă m ai puţin un m od de efectuare a expertizei, ci mai m ult expresia contradicto
rialităţii, a egalităţii şi o m anifestare a dreptului părţilor la o apărare efectivă.
V e * O N !C A D Ă N Â tiĂ 671
A rt. 335 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. C itarea părţilor. Dacă dispoziţiile art. 334 reprezentau varianta în care expertiza
se efectua în instanţă, a doua variantă de efectuare a expertizei şi cea m ai întâlnită din
punct de vedere practic este cea în care aceasta are loc în a fara instanţei, întrucât lucra
rea necesită verificări, analize, m ăsurători, deplasări etc., deci atunci când pentru reali
zarea ei este nevoie de timp.
Când pentru efectuarea expertizei este nevoie de o lucrare la faţa locului sau sunt
necesare explicaţiile părţilor, ea nu poate fi făcută decât după citarea p ă rţilo r prin scri
soare recom andată cu co nţinut declarat şi confirm are de prim ire, în care se vo r indica
ziua, ora şi locul unde se va face lucrarea.
în m od evident, obligaţia de citare aparţine expertu/u//experţilor desem naţi cu efec
tuarea lucrării, şi nu instanţei, iar în acest caz citarea nu se suprapune citaţiei instituţio*
n a liîa te prin art. 157 şi urm . NCPC.
O bligaţia d e citare trasată expertului constă în trim iterea către părţi a unei scrisori
recom andate cu conţinut declarat, conţinut stabilit în ch iar cuprinsul dispoziţiei aiin. (1)
al art. 335: ziua, ora şi locul unde se va face lucrarea. De asem enea, scrisoarea trebuie
rem isă destinatarului cu confirm are d e prim ire, care va fi alăturată raportului de exper
tiză.
Fiind un act integrat procedurii de judecată în general, expertul va trebui să respecte
alegerea de dom iciliu făcută d e parte ch iar şi în cazul citării pentru expertiză, însă nu este
obligat să citeze pentru expertiză alţi participanţi procesuali: avocaţi, experţii consilieri
încuviinţaţi părţilor etc.
S e naşte întrebarea dacă instanţa trebuie să com unice expertului obligaţia d e citare
a părţilor în condiţiile arătate sau dacă este o obligaţie legală pe care expertul trebuie să
o aducă la îndeplinire ori de câte ori efectuarea expertizei im pune o lucrare la faţa locu
lui sau necesită explicaţiile părţilor. Am intim că în jurisprudenţă s-a afirm at că citarea,
obligaţie preexistentă şi în condiţiile art. 208 CPC 1865, trebuie realizată ori de câte ori
instanţa a dispus ca expertiza să se facă la faţa locului111.
în form ularea răspunsului, considerăm că instanţa poate aprecia de la începu t dacă
adm inistrarea expertizei se va face prin ascultarea expertului, în condiţiile art. 334 NCPC,
sau dacă este nevoie de verificări, analize, m ăsurători, deplasări, consultări etc., deci
când pentru efectuarea ei este nevoie de tim p. astfel încât devin incidente dispoziţiile
art. 335.
însă instanţa nu va putea aprecia m etoda expertului sau dacă aceasta este im pusă
d e nişte factori întotdeauna determ inabili. Expertul este cel care. pe parcursul efectuă
rii lucrării, p o a te aprecia necesitatea con su ltării p ă rţilo r pe aceea de a efectua anu
m ite verificări la fa ţa locului, în condiţiile în care restul procedurii se desfăşoară num ai
într-un laborator sau cabinet. în acest context, credem că nu este nevoie ca instanţa să
dispună efectuarea expertizei într-un anum it procedeu sau, legat de acesta, să com u
nice expertului şi obligaţia d e citare a părţilor, aceasta fiind o obligaţie leg a lă a celui care
efectuează expertiza.
Şi to t în acest context subliniem că interpretarea p e r a contrario a dispoziţiilor pri
m ului alineat, care îşi m enţine prem isele şi în raport cu vechea reglem entare, justifică
statuarea în sensul că citarea părţilor de către experţi nu este obligatorie dacă pentru
111C.S.J.. dec. com . nr. 708/2000. în P.R. nr, 4 /2 0 0 1 , p .9 9 ş i C A . Bucureşti, dec. com . nr. 1033/1999, îr> C.P.J.Com .
1999, 17S, a p u d M . Tdbâreâ, D rept procesu al civil, voi, I, 2008, p. 593-594.
672 V t / IO N IC A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 335
11 M . T & M r e â j G K B u r a , c p . c i l . , 2 0 0 8 , p. 6 2 5 .
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 673
A rt. 336 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1,1 A s e v e d e a V . M . C t o b a n v , G . B o r a , T . C B r i c i u , o p , e l t . r 2 0 1 1 , o ■ 2 8 5 - 2 8 6 ,
6 74 V t/IO N IC A D Ă N Ă ILĂ
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 337
Fără a fi integrate elem entelor care au efect asupra valabilităţii actului, raportul tre
buie însoţit de nota de evaluare a onorariului expertului, decontul cheltuielilor efectuate
de expert cu deplasarea, m asa. cazarea, precum şi orice alte cheltuieli im plicate d e efec
tuarea expertizei, înso ţite de dovezi. Acestea vo r fi avute în vedere la aprecierea tem ei
niciei cererii expertului având ca o b iect m ajorarea sau definitivarea onorariului stabilit
provizoriu.
Dacă expertiza a fo st dispusă unui num ăr de 3 experţi şi num ai dacă părerile (con
statările şi concluziile) acestora sunt diferite, va trebui ca ei să îşi exprim e părerea sep a
ra t ş i m otivat. Nu are im portanţă dacă părerea sau părerile separate sunt integrate unei
lucrări unitare sau dacă fiecare expert îşi înfăţişează opinia în mod separat; expertiza însă
va fi evaluată unitar. în sensul că, indiferent de form a de prezentare, ea reprezintă un act
p rocesu a l unic.
Legea nu prevede că expertiza este supusă com unicării către părţi, chiar dacă acestea
au, în m od neîndoielnic, d rep tu l de a lu a cunoştinţă de con ţinutul ş i datele roportului. De
aceea, nu se poate pretinde depunerea raportului expertizei într-un nu m ăr m ultiplu sau
recunoaşterea vreunui drept al părţilor de a intra în posesia unei copii a acestuia, chiar
dacă uzual acest lucru se întâm plă.
2. Term enul pentru depunerea raportului. Consem narea raportului la dosarul instanţei
se va face cu cel puţin 10 zile înainte de term enul fixat pentru judecată.
N erespectarea term enului poate să atragă aplicarea unei sancţiu ni faţă d e expert, în
condiţiile art. 137 alin. (1) pct. 2 lit. d) NCPC, d a r nu poate afecta valabilitatea actului de
procedură.
Cel m ult, nerespectarea term enului a r putea duce la obţinerea de către părţi, la
cerere, a unui term en p en tru studierea raportului, term enul d e 10 z\le având tocm ai
această funcţie procesuală10.
Refuzarea dreptului la am ânarea cauzei în condiţiile nerespectării acestui term en ar
putea reprezenta o încălcare a dreptului la apărare, având în vedere că s*ar putea pre-
zum a că părţile nu au studiat cu adevărat elem entele dosarului, astfel încât nu au putut
în mod real să form uleze observaţii sau să fie ascultate cu respectarea contradictoriali
tăţii şi egalităţii arm elo r12*.
A r i . & I7 « Lăm urirea sau com pletarea raportului. D acă este nevoie de lâm u-
rirea sau com pletarea raportului de expertiză o ri d acă există o contradicţie între
părerile experţilor, instanţa, din oficiu sau la cererea părţilor, poate solicita exper
ţilor, la prim ul term en după depunerea raportului, să îl lăm urească sau să îl com
pleteze.
C O M E N T A R IU
1. Lăm u rirea rap o rtu lu i. Lăm urirea raportului d e expertiză, cunoscută la nivel pro-
cedural şi ca o biecţiun i la ra p o rt (term inologia legală foloseşte noţiunea de „obiecţiuni"
num ai în dispoziţiile art. 338 alin. (2) NCPC] vizează întotdeauna:
a) aspectele râm ase nelăm urite sau insuficient lăm urite prin expertiză în raport cu
obiectivele stabilite; sau
b) dacă există contradicţii în tre părerile experţilor. în acest caz este vorba despre
părerile diferite ale experţilor, atunci când instanţa a dispus ca expertiza să fie făcută
de trei experţi, iar nu atunci când a încuviinţat participarea experţilor consilieri care, la
rândul lor, pot întocm i, dacă este cazul, rapoarte de expertiză individuale (a se vedea
art. 330 alin. ultim . NCPC).
Lăm urirea raportului nu priveşte invocarea viciilor procedurale referitoare la proce
dura de efectuare a expertizei (necitarea părţilor atunci când era necesară, depăşirea
com petenţelor expertului etc.) sau ta form a raportului de expertiză ca act procedural
(lipsa elem entelor obligatorii), aspecte care se rezolvă potrivit regim ului procesual al
nulităţilor.
2. C o m p letarea rap o rtu lu i. Com pletarea raportului presupune apariţia necesităţii
adăugării unor obiective no i, ivite în raport cu concluziile preform ulate Tn raportul de
expertiză depus la dosar sau cu aspecte noi relevate din cercetarea judecătorească.
Instituţia este sinonim ă celei pe care practica o recunoaşte su b denum irea de su p li
m e n ta i raportului de expertiză.
Incidenţa com pletării raportului nu presupune în fapt d o ar o reform ulare a conţinu
tului actului care scriptic constată expertiza, ci o reluare a procesului de expertiză însuşi.
3. Cererea d e lăm u rire sau d e co m p letare. Lăm urirea sau com pletarea raportului de
expertiză poate fi cerută instanţei de oricare dintre părţile i tigante, chiar dacă expertiza
este încuviinţată num ai uneia dintre pârţi sau este dispusă din o ficiu 111, poate fi sesizată
d e procuror în procesele civile în care participă sau poate fi invocată d e către instanţă,
din oficiu.
Lăm urirea sau com pletarea raportului poate fi cerută de părţi sau de procuror ce l târ
ziu p o n ă io p rim u l term en care urm ează depunerii (în term en) a raportului de expertiză,
su b sancţiunea decăderii (lipsa obiecţiu nilo r la term enul special acordat în acest scop
îndreptăţeşte instanţa la fundam entarea soluţiei pe această probă, astfel încât partea nu
!e m ai poate form ula în apelm)>
Instanţa se va pronunţa prin încheiere m otivată asupra cererii de lăm urire sau de
com pletare a raportului (sau ch iar asupra am belor dacă sunt sim ultan form ulate), după
ascultarea celui care a solicitat lăm uriri şi a celorlalte pârţi.
în cazul adm iterii cererii, lăm uririle sau com pletările vo r fi realizate d e către acelaşi
expert/aceiaşi experţi, instanţa înştiinţând expertul în condiţiile arătate la art. 333 NCPC.
D ispoziţiile art. 335 N C P C Îşi pot regăsi şi în acest caz aplicabilitatea, cu excepţia situ a
ţiei în care lăm urirea sau suplim entul de expertiză se face n u m o i p e baza dosarului; dacă
în să , pentru întregirea expertizei, este nevoie d e o deplosare la fa ţa locului, expertul tre
buie să se conform eze prescripţiilor art. 3351*'.
Cel puţin com pletarea raportului poate justifica o cerere d e m a jo ro re a onorariului
pentru activitatea suplim entară cerută expertului, dar nu este exclusă adm iterea unei
astfel d e cereri şi pentru lăm uriri, dacă sunt necesare noi acţiuni im plicând expertiza
profesională a expertului.
1)1 Se dă sen* co n trad icto ria lită ţii şi egalităţii d e a rm e p rin recu n o a şte re a în favo area a m b e lo r p ărţi a unui drept
co m p a ra b il d e a cce s la p ro b e - C .6.D .O ., ca u za B e n d e n o u n c. F ra n ţe i, H otărârea d in 2 4 ia n u arie 1994 ţi C.A.
C o n stan ţa, $. civ., d e c. n r 2 1 /2 0 0 8 , în 8 C.A . nr. 2 /2 0 0 6 , p. 9 2; M . Tdbârcâ, G h. 8 u ta , op. c it., 2 0 0 S , p. 6 2 7 şi
urm .
1/1C .A , B u cu reşti, d e c. ce m . nr. 623/1995, în C .P J.C o m . 1993-1998, p . 88; 6 . B o rci, O. Sp in e o n o -M o fe i, op, cit.,
p. 375.
A se v e d e a , în a ce st se n s, Trib. S u p re m , s. civ., d e c. nr. 9 6 9 /1 9 7 4 , în R e p erto riu II, p. 529.
676 V IX O W C A DĂNĂILĂ
T it l u l l Pro ced u ra În f a t a p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 338-339
Lipsa oricărei obiecţiuni sau cereri de com pletare a raportului justifică concluzia însu
ş irii lu i de către p ă rţi ca probă adm inistrată în ca u 2ă, ceea ce nu sem nifică şi recunoaşte
rea şi însuşirea concluziilor sale ori însuşirea sa de către instanţă, în sensul atribuirii unei
anum ite valori probatorii.
O m ologarea raportului, dincolo de lipsa sa d e corespondenţă procedurală, este şi
lipsită de sem nificaţie, instanţa neavând învestirea de a om ologa (de a-şi în su şi) probele
cauzei.
C O M E N T A R IU
Efectuarea unei n o i expertize (contraexperttza sau expertiza contrară) va trebui
cerută, m otivat, de către partea care este nem ulţum ită de expertiza efectuată ori poate
fi ordonată din oficiu de către instanţă.
Nem ulţum irile nu trebuie să aibă caracter form al, adică sâ privească vicii de proce
dură referitoare la expertiză, care vo r fi rezolvate după regulile aplicabile nulităţilor acte-
lor de procedură, ci trebuie să vizeze chiar conţinutul ş i calitatea actului care constată
efectuarea probei, respectiv raportul de expertiza.
Aceasta nu presupune schim barea obiectivelor expertizei, ci d o a r constatarea câ
experţii care au făcu t prim a expertiză au dat dovadă de lipsă de conştiinciozitate, de
nepricepere, de lipsă de obiectivitate, că aceştia nu răspund lăm uririlor cerute, astfel
încât expertiza nu poate îndeplini funcţia sa probatorie în procesul în care a fo st dispusă.
Efectuarea ei va fî încredinţată altor experţi, dispoziţiile art. 331 şi urm . redevenind
aplicabile.
Instituţia nu se confundă cu cea a înlocuirii expertului, prem isele fiind diferite (în
cazul de faţă o prim ă expertiză este realizată în cauză, dar este considerată nem ulţum i-
toare).
Cererea de efectuare a unei n o i expertize va fi m otivată şi făcuta de părţi, su b sa n c
ţiunea decăderii, la prim ul term en după depunerea raportului, iar dacă s-au form ulat
obiecţiuni sau o cerere de com pletare în condiţiile art. 337 NCPC, la term enul im ediat
urm ător depunerii răspunsului fa obiecţiuni ort, după caz, a raportului suplim entar.
Desigur, sancţiunea decăderii vizează num ai părţile, instanţa putând la rândul său sâ
dispună d in oficiu efectuarea unei noi expertize, ch iar şi dacă părţile au fost decăzute.
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 6 77
A rt. 340 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
Potrivit dispoziţiilor alin. (2) al art. 339, d a r şi celo r ale art. 22 din O .G. nr. 2/2000,
experţii au dreptul să prim ească o rem uneraţie pentru activitatea desfăşurată Tn procesele
civile, precum au, de asem enea, dreptul la plata com pensatorie a tuturor cheltuielilor
angrenate de efectuarea lu cră rii (m asă, deplasare, cazare, alte costuri în legătură directă
cu acţiunile realizate în vederea lucrării - dispoziţiile aplicabile m artorului în acest sens
fiind pe deplin incidente), însă po t pretinde aceste plăţi n u m a i in sta n ţe i
A cest cadru, singurul care legitim ează o cerere de p la tă a expertului, este confirm at
şi prin art. 23 din O.G. nr. 2/2000, care arată că onorariul definitiv şi cheltuielile solicitate
prin decont de expert pentru expertiza tehnică ju diciară se stabilesc de către o r p n u l
care a d isp u s expertiza, în funcţie de com plexitatea lucrării, de volum ul de lucru depus,
de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau specialistului, şi se realizează, când
este cazul, num ai prin biroul local pentru expertize tehnice şi contabile111.
Instanţa va avea în vedere şi notele, deconturile ş i orice a lte p rob e consem nate de
expert şi care în so ţe sc raportul de expertiză judiciară, după ascultarea p ă rţilo r ţ i a exper
tului, dacă este prezent.
încheierea prin care instanţa stabileşte şi acordă expertului dreptul la plata acestor
sum e este executorie'*'.
A cest sum e se cuantifică în totalul cheltuielilo r de ju d eca tă , la finele procesului.
O rice altă m odalitate prin care experţii cer ori prim esc o sum ă m ai m are decât sum a
astfel stabilită reprezintă infracţiune şi se pedepseşte în condiţiile legii penale.
A ri. 1140. C o m isie rogatorie. D acă expertiza se face la o altă instanţă, prin
com isie rogatorie, num irea experţilor şi stabilirea sum elor cuvenite vor fi lăsate
în sarcina acestei din urm ă instanţe.
C O M E N T A R IU
în condiţiile art. 261 alin. (2)-(5) NCPC, expertiza se poate efectua şi p rin com isie
rogatorie, tn special în situaţia în care verificările necesare pentru efectuarea expertizei
presupun deplasări în circum scripţia altei instanţe, iar recurgerea la com isie rogatorie ar
fi o m ăsură mai judicioasă şi a r răspunde m ai bine exigenţelor procesului.
în m od special, în căzui efectuării expertizei la altă instanţă, desem narea experţilor
şi toate m ăsurile succesive legate de adm inistrarea probei, precum şi stabilirea sum elor
6 78 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pro ced u ra În f a t a p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 341
C O M E N T A R IU
Probele m ateriale sunt acele obiecte care prin aspectul lor exterior, prin calităţile lor
speciale, prin sem nele sau urm ele răm ase pe ele ar putea să prezinte interes probato
riu. cu atât mai m ult cu cât uneori, com parativ cu alte probe, ch iar pot avea un grad de
probabilitate apreciabil m ai m are (de exem plu, com parativ cu un m arto r subiectiv ori
nesincer, un m ijloc m aterial d e probă, daca îndeplineşte condiţiile legale, aduce o infor
m aţie obiectivă). Ca o rice probă însă, ele vo r fi avute în vedere fără o anum ită preferinţă.
Sunt asem enea m ijloace m ateriale de p ro b a fotografiile, fotocopiile, film ele, discu
rile, benzile de înregistrare a sunetului, precum şi alte asem enea m ijloace tehnice, enu
m erarea fiind doar exem plificaţi vă. Nu trebuie confundate însă m ijloacele m ateriale de
probă cu docum entele care reproduc date stocate pe un anum it suport, ce reprezintă o
categorie distinctă de înscrisuri.
Mai exact, un în scris poate constitui nu num ai o proba cu în scrisu ri - în sensul bine
cunoscut de instrum entum p roba tio nis - din care rezultă existenţa unui anum it raport
ju rid ic, ci şi o p ro b a m ateriala, în m ăsura în care, pe lângă conţinutul său, interesează
şi form a sa exterioară, hârtia pe care s-a scris, cerneala cu care s-a scris, eventualele
ştersături sau adăugiri ori ch iar existenţa lui într-un anum it loc sau în posesia unei
anum ite persoane (de exem plu, în procedura verificării falsului, dispoziţiile art. 305
N CPC se referă la în scris ca m ijloc m aterial de probă).
Planurile, fotografiile, schiţele pot fi şi ele probe m ateriale, dacă stabilesc unele cali
tăţi ale obiectului în litigiu.
într-un litigiu care poartă asupra calităţii bunului vândut, a lucrării executate etc.. va
fi o probă m aterială ch ia r obiectul sa u lucrarea respectivă, dacă acesta/aceasta mai este
în fiinţă.
în tru câ t im portanţa probatorie a m ijloacelor m ateriale de probă a făcut m ai m ult
obiectul procedurii penale. în reglem entarea procesuală civilă acest m ijloc de probă îşi
găseşte pentru prim a dată o reglem entare proprie.
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 679
A rt. 342 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
Spre deosebire d e celelalte probe, probele m ateriale se caracterizează prin faptul că
n u p o t f i înlocuite, ceea ce presupune o deosebită atenţie în conservarea şi păstrarea lor
până la judecarea definitivă a procesului.
M ijloacele m ateriale d e probă vo r fi prezentate instanţei, nefăcând excepţie de la
p rin cip iu l nem ijlocirii \n ceea ce priveşte adm inistrarea lor în procesul judiciar.
Odată adm inistrate, ele devin, ca toate celelalte, „probele cauzei" şi nu vo r m ai putea
fi retrase, nici în sens fizic, urm ând a fi păstrate pe cât posibil în dosar ori la dispoziţia
instanţei, tocm ai pentru o bună conservare a integrită ţii lor în to t cursul procesului, până
ia soluţionarea sa defi ni tivă.
Ele vo r fi rem ise şi instanţelor de control atunci când dosarul se află în faţa acestora,
deoarece verificarea trebuie să fie posibilă nem ijlocit şi de către acestea, în m ăsura în
care probele fac obiectul controlului ju d icia r
însă, este posibil ca, datorită num ărului m are al o biectelor sau volum ului deosebit
pe care proba m aterială îl are, a altor în su şiri ori chiar locului în care se află sau legătu
rii sa le cu acesta, aducerea lu cru rilo rîn instanţă şi conservarea lor până la definitivarea
procesului să prezinte greutăţi.
în acest caz, adm inistrarea probei se face la lo cu i situ ă rii sale şi păstrarea probei se
face, în principiu, în acelaşi loc, în depozitul deţinătorului sau al altei persoane, cu res
pectarea dispoziţiilor urm ătoare în ceea ce priveşte m odalitatea asigurării integrităţii
sale în to t cursul procesului.
C O M E N T A R IU
A dm inistrarea p ro b e lo r m ateriale are în vedere prem isele explicate prin articol uf pre
cedent. Dacă proba se afla la d o sa r sa u în păstrarea instanţei, atunci ea se aduce în
şedinţa de judecatâ, fa fiecare term en urm ător consem nării sale.
Dacă, dim potrivă, proba se afîa în păstrarea deţinătorului sau a unui custode şi nu
poate fi înfăţişată instanţei datorită incidenţei cazului prevăzut ia art. 342 alin. (2) NCPC,
atunci adm inistrarea probei se va face Io locul unde lucrurile sau m ijloacele m ateriale de
probă s e află sau su n t depozitate, de către instanţa sesizată cu soluţionarea cauzei, prin
delegare ori, după caz, p rin com isie rogatorie în condiţiile a r t 261 alin. (2) şi urm . NCPC.
Adm inistrarea probei m ateriale la locul unde aceasta se află nu justifică încălcarea
principiului contradictorialităţi, egalităţii şi oricărei garanţii derivate din dreptul la a p ă
rare al părţilor, m otiv pentru care adm inistrarea probelor trebuie să se facă cu asigura
rea dep lin u lu i acces a i părţilor. în acest caz, părţile vo r fi înştiinţate prin cita ţie - potrivit
art. 299 alin. (2), aplicabil şi în cazul de faţă - despre term enul şi locul fixat pentru adm i
nistrarea probei şi v o r avea asigurat accesul la procedura de adm inistrare şi verificare a
probei.
în ceea ce priveşte obligaţiile p o rţilo r sau cele ale terţilor legate de prezentarea în
instanţă sau punerea ia dispoziţia acesteia a m ijloacelor m ateriale de probă pentru faci
litarea adm inistrării probei, legea face trim itere la dispoziţiile art. 293-300 NCPC
A dm inistrarea probei m ateriale presupune verificarea probei, care se face:
a) prin încheiere, dacă proba este adusă şi se adm inistrează în faţa instanţei;
b) prin p roces-verbal d e verificare, dacă proba este cercetată la locul situării sau al
depozitării sale.
Verificarea presupune orice constatare atât asupra stării fizice a probei, a condiţiilor
de păstrare, cât şi asupra aspectului său exterior, a calităţilor sale speciale sau sem nelor
ori urm elor răm ase pe aceasta, care reprezintă relevanţa din perspectiva capacităţii şi
aptitudinii sale de a dovedi faptele ce fac obiectul probaţiunii.
Această constatare aparţine instanţei şi, la m om entul adm inistrării probei, nu presu
pune şi interpretarea sa, adică acordarea unei anum ite greutăţi ori sem nificaţii d e natură
a reprezenta o prejudecare a cauzei.
Verificarea probelor m ateriale este realizată, în principiu, direct de către instanţă,
însă, atunci când cercetarea probei im plică elem ente de tehnicitate sau este necesară o
evaluare (de exem plu a daunei), verificarea se va putea face chiar printr-o expertizare a
lucrului ce se constituie ca m ijloc de probă.
COMENTARIU
Dispoziţia legală înglobează două etape succesive care au funcţia d e a stabili, la fin a
lul procesului, regim ul de restituire a bunurilor folosite în proces ca probe m ateriale sau
ch iar regim ul proprietăţii lor în situaţii speciale.
1. Restituirea bunurilor care au servit ca mijloace materiale de probă. în condiţiile
în care soluţionarea definitivă a p rocesu lu i nu m ai justifică păstrarea bunurilor care au
servit ca m ijloace m ateriale d e probă d e către instanţă ori de către un depozitar sau
custode care, în calitate de terţ, păstrează bunul pe durata procesului, este firesc ca
acestea să fie restituite celor îndreptăţiţi.
în lipsa unei dispoziţii care să reglem enteze în mod special procedura restituirii
acestora, ne vom lim ita la a arăta că, datorită caracterului sau necontencios, aceasta
trebuie integrată, su b toate aspectele, prevederilor reglem entate în Cartea a II l-a a
codului referitoare la procedura necontencioasă judiciară (art. 527 -5 4 0 NCPC).
Aşadar, sesizată în această procedură, instanţa care a soluţionat deja dosarul {în
prim ă instanţă) s e v a pronunţa asupra restituirii lucrurilor care au constituit probe m ate
riale în cauză printr-o încheiere, potrivit art. 533 NCPC, prin care va stabili persoana
îndreptăţită să prim ească, respectiv să ridice aceste lucruri.
încheierea este executorie şi s e com unica părţilor, iar dacă cel în drept să prim ească
lucrurile nu a fost parte în această procedură, i se va transm ite o înştiinţare cu privire la
acest drept şi condiţiile exercitării sate, potrivit dispoziţiilor instanţei.
2. Trecerea în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale a bunurilor care a u ser
vit ca mijloace materiale de probă. Dacă, după înştiinţare, cei în drept a prim i bunurile
care au servit ca m ijloace m ateriale de probă nu le ridică în term en d e 6 luni d e la data
când au fost încunoştinţaţi în acest scop, instanţa va cita în cam era d e consiliu părţile
interesate şi organul fin a n ciar local com petent.
Instanţa va cita părţile interesate şi organul finan ciar local com petent d in oficiu ori la
sesizarea p e rso anei interesate.
P ă rţile interesate sunt, de data aceasta, nu neapărat părţile cauzei, ci persoanele în
drept să ridice bunurile care au servit ca m ijloace m ateriale de probă ş> a căro r restituire
s-a dispus în favoarea acestora. O rganul fin a n cia r ioco i com petent este acela unde îşi are
sediul instanţa, corespunzător unităţii adm inistrativ-teritoriale care urm ează a deveni
proprietara bunurilor.
U lterior citării, instanţa va da o încheiere prin care aceste lucruri v o r fi considerate ca
abandonate şi trecute în proprietatea privata a unităţii adm inistrativ-teritoriale unde îşi
are sediul instanţa. în acest caz, bunurile v o r fi preluate de noul proprietar şi valorificate
în condiţiile legii. Această încheiere poate fi atacată num ai cu a pel la instanţa ierarhic
superioară.
682 V IX O W C Â D iN Ă IL Ă
T it l u l L pro cedu ra În f a t a p r i m e i in s t a n ţ e A rt. 345
Unul dintre m ijloacele prin care judecătorul poate ajunge direct şi nem ijlocit la sta
bilirea raporturilor ju rid ice dintre părţi este observarea directă, care poate fi făcută în
instanţă (prin cercetarea unor obiecte, planuri, schiţe etc.) sau în afara acesteia, prin cer
cetarea anu m ito r îm prejurări, la faţa locului.
Pot exista situaţii tn care este recom andabil ca instanţa să nu se m ulţum ească num ai
cu audierea unor m artori sau cu lecturarea unui raport de expertiză, ci să procedeze ea
în săşi la o cercetare directă a unor îm prejurări de fapt ce au legătură cu obiectul preten
ţiei deduse judecăţii.
Cercetarea la faţa locului, care m ai este denum ită şi descindere locală, d u ce la con
statarea directă şi nem ijlocită a stării şi situaţiei unui obiect, a locului şi m odului de aşe
zare a unor lucruri etc., în general a unor bunuri im obile sau m obile netransportabile în
instanţă, fiind întâlnită în practică în procesele privind servituţi, grăniţuiri, degradări de
im obile, spaţiu locativ etc.
Cercetarea la faţa locului nu constituie în sine un m ijloc d e probă, ci doar un m ijloc
de adm inistrare a unei p rob e m ateriale care n u p o a te f i înfăţişată in s t a n ţ e i. în să cer
cetarea locală poate presupune nu d o a r verificarea unor lucruri, ci şi a unor îm prejurări,
situaţii care, având legătură cu obiectul unei probe, pot d u ce la stabilirea convingerii
instanţei asupra situaţiei d e fapt ce trebuie dovedită.
C O M E N T A R IU
Această dispoziţie nu reprezintă decât o aplicaţie specială a prevederilor art. 254 şi
art. 258 alin. (1) şi {2) NCPC.
Pe lângă determ inarea îm p reju ră rilo r de f o p t pe care instanţa le va lăm uri prin acest
procedeu, în încheierea prin care se adm ite ori se dispune cercetarea vo r fi m enţionate
locul, ziua şi ora când aceasta va avea loc, se vo r lua m ăsurile de citare a părţilor şi a
altor participanţi, atunci când este cazul (la locul cercetării po t fi ascultaţi m artori sau
experţi), precum şi se vo r indica o rice alte obligaţii care incum bă părţilor în legătură cu
adm inistrarea probei (de exem plu, instanţa va stabili term enul în care partea care a pro
pus proba ori, după caz, partea desem nată de instanţă este obligată să depună sum a
stabilită cu titlu de cheltuieli de adm inistrare a probei, sub sancţiunea decăderii, sau va
stabili că aceasta are obligaţia de a asigura şi perm ite accesul participanţilor la adm inis
trarea probei etc.).
Efectuarea cercetării la faţa locului ar putea im plica şi anum ite o b lig a ţii p en tru terţi,
de aceea, ca şi în cazul adm inistrării probelor m ateriale, eadem ratio ar trebui co n sid e
V £ * O H tC A D Ă N Â tiĂ 683
Art. 346-347 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
rate incidente dispoziţiile art. 293-300 NCPC, chiar d a c i ?n acest caz legiuitorul nu o mai
sp e c ific i expres.
în acest sens, încheierea de încuviinţare ar trebui s l conţină determ inarea oricăror
elem ente care să facă previzibilă, legitim ă şi posibilă adm inistrarea probei.
C O M E N T A R IU
Deşi prim ul alineat prevede că cercetarea la faţa locului se face cu citarea părţilor,
considerăm că, dacă acestea sunt prezente la încuviinţarea sau ordonarea din oficiu a
cercetării la faţa locului, acestea vo r lua cunoştinţă de term enul fixat în chiar şedinţa de
judecatâ. Num ai porţile core lipsesc în acea şedinţă vor f i citate, indicându-se nu numai
data, ci şi locul unde urm ează a se prezenta (citarea în acest caz este obligatorie, chiar dacă
în cursul procesului partea a primit, în condiţiile art. 229 NCPC, term enul în cunoştinţă; cu
toate acestea, citarea părţii va fi făcută num ai în scopul efectuării cercetării la faţa locului,
pentru term enele de judecata şi actele succesive acesteia nem aifiind necesară citarea).
A rticolul 346 prevede că instanţa va putea hotărî ca în treg co m p letu l sau n u m a i unul
dintre jud ecători, delegat special în acest scop, sâ m eargă la faţa locului spre a efectua
cercetarea locală. Dispoziţia potrivit căreia cercetarea la faţa locului poate fî efectuată şi
d e un singur judecător are în vedere cazul în care cercetarea la faţa locului ar fi dispusă
d e instanţa de apel sau de instanţa care judecă fondul dupâ casarea cu reţinere.
Dacă este vorba de o pricină în care participarea p ro cu ro ru lu i ia judecată este obliga
torie, acesta va în so ţi instanţa la faţa locului, urm ând, de asem enea, sâ fie citat.
Având în vedere că la faţa locului o serie de îm prejurări se clarifică şi se creează par
ticipan ţilo r noi perspective asupra faptelor, uneori poate fi oportună asculta reo la faţa
locului a m a rto rilo r sau experţilor pricinii, pentru a obţine lăm uriri suplim entare, caz în
care vo r fi şi ei citaţi pentru data şi locul unde se efectuează cercetarea locală. A cest lucru
însă trebuie anticipat la data încuviinţării probelor, când instanţa va trebui să decidă asu
pra acestui procedeu de adm inistrare a probei testim oniale sau a expertizei.
C O M E N T A R IU
684 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l L pr o ced u r a Î n f a t a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 348
§8. Mărturisirea
/. A d m is ib ilita te a p r o b e i
C O M E N T A R IU
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 685
A rt. 34S Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Din ace$t punct de vedere, trebuie considerat că natura ju rid ică a m ărturisirii este
m ixtă, în sensu! că aceasta reprezintă atât un m ijlo c de probă, dar şi un a c t de dispoziţie
al părţii care o face"1.
Ca o ct u n ila tera l de voinţâ, m ărturisirea:
- nu este condiţionată de acceptarea sa d e către cealaltă parte şi este, în principiu,
irevocabilă. Totuşi, verificarea adm isibilităţii m ărturisirii Im plică şi verificarea faptului de
a fi fost dată cu o voinţâ liberă ş i conştientă. Voinţa celui care face m ărturisirea poată fi
exprim ată prîntr-o declaraţie într-o „anchetă” judiciară, d a r şi prin petiţii, m em orii ofi
ciale sau neoficiale, ori dată în faţa unor autorităţi. în toate cazurile, îm prejurările care
au determ inat recunoaşterea trebuie să fie apte a înlătura o rice suspiciune de natură să
ducă la nevalabilitatea m ărturisirii sau posibilitatea ca autorul să se fi aflat într-o eroare
d e fapt atunci când a recunoscut faptul pretins d e adversar şi pe care acesta îşi în tem e
iază pretenţia sau apărarea121;
- este un act de dispoziţie care im pune condiţia capacităţii d epline a autorului, dar şi
pe aceea de a fi făcută num ai în legătură cu d rep tu ri de care autorul său poate să dispună
ori pentru care nu este interzisă renunţarea*91;
- e s t e un a c t p erso n a l ţ i nu poate fi făcut prin reprezentant decât în condiţii speciale.
Ea trebuie, de asem enea, să privească acte sau fapte personale a le celui care face m ărtu
risirea;
b) să p rivea scă un fa p t p e care p a rtea adversă îş i întem eiază pretenţia sau, după caz,
apărarea. Cu alte cuvinte, întrucât concordă întotdeauna cu o afirm aţie a adversarului,
ea va produce consecinţe ju rid ice faţă de aceasta. Consecinţele pe care m ărturisirea le
poate produce îm potriva autorului său fac ca m ărturisirea să se deosebească de explica
ţiile pe care părţile le dau instanţei de judecată, din propria lor iniţiativă sau la cererea
acesteia, deoarece explicaţiile părţilor cuprind doar inform aţii referitoare la faptele ce
form ează obiectul litigiului1'1.
M ai este nevoie şi ca recunoaşterea afirm aţiilor făcute de adversar să fie cla ră şi
p recisă - certum confessus p ro iudicata erit; incertum non e rit (încercarea de tranzacţio
nare nu reprezintă o recunoaştere a faptului pe care se sprijină pretenţia adversarului, ci
intenţia soluţionării prin com prom is a litigiului, a stingerii sale în m od am iabil).
în principiu, m ărturisirea trebuie să fie şi expresă, tăcerea n e va lo rln d acest lucru; cu
toate acestea, uneori legea atribuie o atare sem nificaţie tăcerii, spre exem plu în cazul
refuzului de a răspunde la interogatoriul în legătură cu deţinerea sau existenţa unui
în scris (art. 295 NCPC) sau în cazul neprezentării ori refuzului de a răspunde la interoga
toriul propus ca probă [art. 358 alin. (1) NCPC].
Recunoaşterea trebuie să privească d o a r chestiuni de fa p t, nu şi de drept(sl.
în fine, m ărturisirea ju diciară poate fi făcută o ra l sau prezentată instanţei în scris,
dacă îndeplineşte toate celelalte aspecte care ţin de adm isibilitatea sa.
686 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 349
C O M E N T A R IU
1. C o n d iţiile m ărtu risirii. M ărturisirea ju diciară este aceea obţinută în cursul ju d e că '
ţii, în faţa instanţei, fie provocat (prin interm ediu! interogatoriului), fie spontan, la iniţia-
tiva părţii care o face în tim pul şedinţei d e judecatâ, m enţionându-se apoi în încheierea
de şedinţă.
Nu este necesar ca m ărturisirea să fie făcută în prezenţa celeilalte părţi pentru a fi
considerată o m ărturisire judiciară, indiferent dacă este dată spontan sau provocată prin
interogatoriu. Totuşi, în cazul obţinerii m ărturisirii la interogatoriu, aceasta presupune că
iniţiativa ei a aparţinut adversarului sau chiar instanţei (este, deci, to t provocată m ărtu
risirea ju diciară luată prin adm inistrarea interogatoriului din oficiu).
Aşadar, pentru ca m ărturisirea să poată fi considerată ju diciară, în sensul art. 349
alin. (1), sunt necesare urm ătoarele condiţii:
a) trebuie sâ fie fă c u tă în tim pul p rocesu lu i în care urm ează a fi apreciată ca probă.
Astfel, m ărturisirea făcută într-un alt proces va constitui o m ărturisire extrajudiciara în
cadrul litigiului în care se solicită a fi prim ită ca probă.
De asem enea, m ărturisirea făcută într-o pricină declanşată printr-o cerere de che
m are în judecată care ulterior s-a p e rim a t va fi socotită m ărturisire extrajudiciară într-o
a doua pricină în care se reiterează aceeaşi cerere de chem are în judecată, chiar dacă
probele adm inistrare în judecata perim ată v o r putea fi folosite ca atare în noul proces,
întrucât folosirea ei ca probă cu deplină valoare nu poate substitui şi caracteristica de a
fi făcută în tim pul procesului.
în schim b, m ărturisirea făcută în ain te de suspendarea judecăţii va fi considerată o
m ărturisire ju diciară după reluarea judecăţii, fiind vorba de continuarea aceluiaşi proces,
aceeaşi fiind soluţia şi în cazul m ărturisirii făcută de o parte la judecata în prim ă instanţă
şi invocată de cealaltă parte la judecata în apel;
b) trebuie să fie făcută ch ia r în tim pul şedinţei de ju d eca tă , înaintea instanţei. Nu
îndeplineşte această condiţie m ărturisirea făcută avocatului sau ch iar făcută judecătoru
lui, însă în afara cadrului instituţionalizat al şedinţei (de exem plu, cu ocazia deplasării în
scopul unei cercetări locale).
Ea însă poate fi transform ată într-o m ărturisire ju diciară dacă partea care a făcut-o
este dispusă să o reitereze în faţa instanţei de judecată, în condiţiile arătate m ai sus.
S-a susţinut că în acest caz am fi în prezenţa a două feluri d e m ărturisire cu privire la
acelaşi fapt, una extrajudiciară şi alta judiciară, instanţa urm ând să o ia în considerare
pe aceea care îi oferă o posibilitate m ai m are de a stabili adevăratele raporturi ju rid ice
substanţiale dintre părţi; în ce ne priveşte, credem că, faţă d e dispoziţiile alin. (2) şi (3)
a le art. 349, nu există o asem enea opţiune, iar m ărturisirea nu poate fi considerată decât
judiciară.
2. M ărtu risirea făcută prin m andatar. M ărturisirea ju diciară spontană poate fi făcută
de parte personal sau de către m andatarul său cu p ro cu ra sp ecia lâ , în tim p ce m ărtu
risirea ju diciară provocată (interogatoriul) presupune posibilitatea prezentării sale în
cuprinsul unei procuri speciale n u m a i în condiţiile art. 356.
Posibilitatea d e a face o m ărturisire prin m andatar cu procură sp ecială este o rem inis
cenţă a art. 1206 alin. (1) teza a ll-a C. civ. 1864, care însă m ai adăuga un asp ect im por
tant, an u m e acela ca procura să fie dată în scopul efectuării unei recunoaşteri depline.
Aceasta nu m ai a m ai fost reluată în actuala reglem entare (considerentul ar putea fi
acela că recunoaşterea deplină prin m andatar special se confundă cu o achiesare în plan
procesual), iar legea, din m otive de ordin practic, m ai m enţine doar cazul în care par
tea care avea dom iciliul în străinătate putea fi interogată prin cel care o reprezintă în
judecată). Aşadar, la nivelul actualei reglem entări ne confruntăm cu dispoziţiile art. 349
alin. ( 1 ) N CPC, care arată că m ărturisirea judiciară poate fi făcută prin m andatar cu pro
cură specială, însă interogatoriul, ca form ă a m ărturisirii ju d iciare, nu poate fi dat prin
m andatar special decât în condiţiile art. 356, fără alte distincţii. A cest aspect im pune atât
concluzia pe care am arătat-o în că la începutul paragrafului, câ t şi observaţia că textele
sunt, în această privinţă, insuficiente.
în fine, apreciem că, acolo unde este posibilă recunoaşterea prin m andatar cu pro
cură specială, caracterul special al procurii constă atât în îm puternicirea de a prezenta
instanţei o probă procesuală în num ele părţii, cât şi în privinţa conţinutului său.
3. Forţa probantă a m ă rtu risirii. Sub aspectul forţei probante, distincţia în tre m ărtu
risirea ju diciară şi cea extrajudiciară prezintă o im portanţă deosebită.
Astfel, m ărturisirea ju diciară face deplina dovadă îm potriva aceluia ca re a făcut-o,
în sensul că partea care m ărturiseşte scuteşte pe cealaltă parte d e sarcina ce îi revine,
potrivit legii, de a face dovada respectivului fapt. 5-a mai considerat că m ărturisirea ju d i
ciară ar fi renunţarea părţii care m ărturiseşte la dreptul ei de a cere părţii adverse să
dovedească faptul pe care aceasta îşi întem eiază pretenţia sau apărarea.
în practică, m ărturisirea ju diciară reprezintă o probă destui de im portantă pentru a
sprijini o hotărâre, deoarece, dacă este sinceră şi liberă, m ărturisirea se im pune convin
gerii judecătorului , cea m ai raţională explicaţie a recunoaşterii părţii, care este potrivnică
intereselor ei şi favorabilă celeilalte părţi, fiind aceea că m ărturisirea corespunde realită
ţii, altfel partea respectivă nu a r fi făcut-o.
M ărturisirea judiciară, deşi a fost trecută în rândul dovezilor de drept com un, are o
forţă probantă sem nificativă, ea n e m a ip u tâ n d fi înlăturata d e instanţă ch iar dacă aceasta
consideră că restul ansam blului probator nu o susţine.
Deplina dovada a m ărturisirii judiciare obligă instanţa ca, în condiţiile art. 436 NCPC,
respectiv dacă pârâtul recunoaşte o parte din pretenţiile reclam antului, la cererea aces
tuia din urm ă să pronunţe o hotărâre parţială, astfel încât judecătorul nu mai are posibi
litatea de a aprecia valoarea probatorie a m ărturisirii.
Ream intim că, în cazul coparticipării procesuale pasive sau active, m ărturisirea unei
părţi nu poate fi opusă celorlalte, întrucât, fiind un act personal, ea nu este opozabilă
decât părţii care o face, soluţia m enţinându-se şi atunci când există raporturi de so lid a
ritate sau indivizibilitate.
68* V IX O W C Â D iN Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 349
4. Irevo cab îlitatea m ă rtu risirii. M ărturisirea este, ca act de voinţă unilateral, irevo
cabilă (în sensul că nu poate fi retractată sau lipsită de eficienţă probatorie sau anulată),
afară de situaţia în care a fost dată dintr-o eroare de fapt scuzabilă ori, cu atât m ai mult,
dacă a fost obţinută prin d o i sau violenţa.
Eroarea s c u z a b ili trebuie să fie una de fa p t, iar nu o eroare de drept, astfel c i trebuie
să privească faptul recunoscut, iar nu valoarea probantă a recunoaşterii.
5. Di vizibilitatea m ărtu risirii. M ărturisirea nu poate fi d iv iza ţi îm potriva autorului
decât în cazurile când cuprinde fa p te distincte şi care n u a u legătura în tre ele.
Din acest punct de vedere, doctrina clasifică m ărturisirea ju d iciară în sim plă, califi
cată sau com plexă:
a) m ărturisirea este s im p li atunci când partea chem ată la interogatoriu recunoaşte,
fără rezerve sau adaosuri, faptul pretins d e adversar. Spre exem plu, reclam antul recu
noaşte că a prim it plata invocată de către pârât; pârâtul recunoaşte că a prim ît sum a de
bani pretinsă de reclam ant cu titlu d e îm p ru m u t etc.;
b) m ărturisirea calificată conţine o recunoaştere a faptului alegat de partea care
a propus interogatoriul, însă se adaugă anum ite elem ente sau îm prejurări în legătură
directă cu acest fapt şi anterioare sau concom itente acestuia, care îi schim bă consecin
ţele juridice, făcând ca, în fapt, răspunsul la întrebarea form ulată de partea adversă sâ
fie negativ.
Astfel, reclam antul pretinde restituirea unui îm p ru m u t cu dobândă şi pârâtul recu*
noaşte sum a îm prum utată, dar adaugă faptul că îm prum utul a fo st făcut fără dobândă;
pârâtul recunoaşte ca a prim it sum a d e bani pretinsă de reclam ant, d a r nu cu titlu de
îm prum ut, ci de preţ al unei vânzări etc.;
c) m ărturisirea com plexă conţine o recunoaştere a faptului pretins de partea adversă,
însă cu adăugarea unui alt fapt, în le gă tu ri cu cel recunoscut şi ulterior acestuia, care
tin d e să dim inueze sau să anihileze efectele ju rid ice ale faptului m ărturisit.
De exem plu: pârâtul recunoaşte c i a îm prum utat de la reclam ant sum a pretinsă, însă
adaugă im ediat că a restituit-o ori că a operat com pensaţia, că a fost iertat de datorie sau
această obligaţie a fo st transform ată în alta prin efectul unei novaţii; cum părătorul recu
noaşte ca a prim it bunul ce a form at obiectul unei vânzări, d a r adaugă faptul că nu dato
rează preţul convenit întrucât a descoperit că bunul are vicii care îl fac inutilizabil etc.
Problem a d iv izib ilitiţii m ărturisirii ar putea fi ridicată, în aceste condiţii, num ai în pri
vinţa m ărturisirii calificate ori com plexe, cea sim plă fiind, după natura sa, nedivizibilâ.
în să m ărturisirea calificată ori com plexă, prin adăugarea faptului conex, schim bă
practic recunoaşterea în ne re cu noaşte re, astfel că scindarea elem entelor sale ar lipsi de
sens voinţa părţii şi conţinutul faptului recunoscut.
De aceea, în m ăsura în care faptele recunoscute se află în conexiune, deci intră în
structura aceluiaşi fapt/raport sau faptul adăugat reprezintă o continuare sau consecinţă
firească a faptului recunoscut, nicio m ărturisire, indiferent d e structura ei, n u poată f i
divizată'1'.
Se adm ite că m ărturisirea dedusă din lipsa părţii la interogatoriu sau din refuzul părţii
de a răspunde la interogatoriu nu poate fi scindată. Soluţia, care s-a r justifica pe conside
rentul că, în realitate, este vorba doar de o prezum ţie de m ărturisire, este m ai m ult teo
retică, deoarece nu vedem ce anum e s-ar putea divide, de vrem e ce, prin ipoteză, nu se
115 A s e v e d e a ş l C . B o r o i , O . S p i n e o n u - M o t e i , o p . c i l . , p . 3 7 8 .
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 689
A rt. 350 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
m ai a d a u g i niciun alt fapt a n te rio r concom itent sau posterior faptului pretins de partea
care a propus interogatoriul.
Dacă însă întrebările privesc m ai m ulte fapte, iar instanţa consideră atitudinea părţii
care trebuia să răspundă la interogatoriu drept o m ărturisire, iar nu ca un începu t de
dovadă, atunci vo r fi prezum ate a fi recunoscute toate faptele pretinse, iar nu num ai
unele dintre acestea.
în practică, indivizibilitatea sau divizibilitatea m ărturisirii ju d iciare (provocate) mai
ridică unele dificultăţi, deoarece interogatoriul nu se rezum ă la o sin g u ri întrebare, ad e
seori întrebările {nu num ai conţinutul lor, ci şi ordinea în care su n t prezentate celui inte
rogat) fiind form ulate cu m ultă abilitate. în realitate, interogatoriul are în vedere mai
m ulte fapte în legătură cu pricina, astfel încât răspunsul la fiecare întrebare în parte
poate conduce la o m ărturisire ju diciară. Tocm ai de aceea posibilitatea judecătorului de
a scinda m ărturisirea unei părţi trebuie analizată în corelaţie cu problem a irevocabilităţii
m ărturisirii judiciare, precum şi cu forţa probantă a acestui m ijloc de probă.
Din aceleaşi raţiuni, m ărturisirea judiciară n u p rodu ce efectele p ro b a to rii considerate
în prim ele două alineate dacă a fost făcută de o persoană lipsită de discernăm ânt sau
dacă d u ce la pierderea unui drept de care cel care face recunoaşterea nu poate dispune.
C O M E N T A R IU
690 V t / IO N IC A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 351
//. In te ro g a to riu l
C O M E N T A R IU
Legiuitorul acordă o im portanţă deosebită reglem entării m ărturisirii judiciare provo*
cate prin reguli procedurale delim itate, deoarece această m odalitate a m ărturisirii este
cea m ai frecvent întâlnită în soluţionarea proceselor.
Dispoziţiile care urm ează preiau în bună m ăsură vechea reglem entare a procedurii
interogatoriului, de aceea, în acest context, îşi păstrează actualitatea Decizia Curţii
Constituţionale nr. 33/2006, prin care s-a soluţionat excepţia privind încălcarea dreptului
la ap ă ra re a l p ă rţii în proced ura d e adm inistrare a acestei dovezi, respectiv d rep tu l de a
fo lo si un avocot. Curtea a arătat cu acest prilej câ instituirea procedurii de ascultare este
conform ă dispoziţiilor art. 126 alin. (2) din Constituţia Rom âniei, potrivit cărora com
petenţa instanţelor judecătoreşti şi procedura d e judecată sunt prevăzute prin iege şi că
dispoziţiile criticate răspund acestui deziderat în contextul naturii speciale a probei, care
prevede proced uri distincte pentru ascultarea ia interogatoriu a diferiţilor reprezentanţi
legali sau procesuali.
C O M E N T A R IU
1. Pro p u n erea in tero gato riu lu i. în ain te de a avea în vedere regulile speciale de încu
viinţare a interogatoriului, se cuvine a ream inti că propunerea interogatoriului, la fel ca
toate probele, se face d e c it r e părţi prin cererea de chem are în judecată, respectiv prin
întâm pinare, su b sancţiunea decăderii, o r îîn condiţiile excepţionale a le art. 254 alin. (2)
N CPC; d e asem enea, acesta ar putea fi d isp u s din oficiu, d e către instanţă ori propus de
către procuror în cazurile în care acesta participă la judecată.
în să , norm ele anterioare care am inteau sau reglem entau această probă au atras une
ori consideraţii care a r putea fi reiterate şi faţă de noua legislaţie procesuală, respectiv:
a) interogatoriul este o probă cu valenţe speciale, câtă vrem e dispoziţiile art. 203
N CPC perm it citarea p â râ tu lu i la interogatoriu încă p en tru p rim u l term en de judecată.
Aceasta ar însem na o prevalenţă a acestei probe în com paraţie cu altele, d a r şi o condiţie
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 691
A rt. 351 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
im p liciţi im pusă reclam antului de a ataşa interogatoriul ca anexă a cererii de chem are
în judecată.
A m intim , tn prim ul rând. că această dispoziţie nu doar câ nu reprezintă o noutate, ci
ea im p lic i pentru instanţă o posibilitate care va fi evaluată întotdeauna ţinând cont de
circum stanţele form ulării unei asem enea solicitări. M ai m ult, ch iar textul am intit arată
că instanţa va încuviinţa citarea pârâtului persoană fizică [a se vedea şî art. 194 lit. e)
NCPC] la interogatoriu sub rezerva dezbaterii - încuviinţării p rob ei (n.n.) - la prim ul ter
m en de judecată.
în ce priveşte a doua chestiune, dispoziţiile art. 194 lit. e ) N CPC referitoare la conţi
nutul şi anexele cererii d e chem are tn judecată sunt d a re în sensul că Interogatoriul se
ataşează cererii num ai atunci când legea prevede că răspunsul la acesta se form ulează
în scris.
Desigur că adm isibilitatea probei presupune, în condiţiile art. 255 NCPC, verificarea
aptitudinii sale d e a duce la soluţionarea cauzei, aptitudine care, însă, va fi evaluată în
raport cu obiectul declarat al probei, iar nu cu conţinutul fiecărei întrebări, această eva
luare ţinând de adm inistrarea probei (când, de exem plu, instanţa poate respinge anu
m ite întrebări);
b) data fiind natura duală a interogatoriului - m ijlo c de proba şi a c t de d ispoziţie a l
p ă rţii - nu se poate concepe decăderea părţii din dreptul d e a răspunde la interogatoriu.
Contextul în care am intim această ipoteză justifică să subliniem o dată în plus faptul
că dreptul părţii de a propune probe - drept din care aceasta poate fi decăzută în con
diţiile art. 254 alin. (1) N CPC - nu este totuna cu dreptul adversarului legat de adm inis
trarea probei respective (subliniem şi că art. 254 se referă la etapa propunerii probelor,
iar dreptul pârâtului de a răspunde la interogatoriu ţine exclusiv de etapa adm inistrării).
A poi, desigur că partea poate face recunoaşteri cu efect probator in fot cu rsu l procesului,
în virtutea unui drept de dispoziţie, d a r aceasta nu exclude coexistenţa decăderii celei
lalte părţi din dreptul de a fi ceru t proba. în atare circum stanţe, recunoaşterea făcută
nu m ai este provocată, ci spontană, dar îşi păstrează caracterul ju d icia r şi deplina forţă
probantă.
2. C o n d iţii d e a d m isib ilita te a interogatoriulu i. D epăşind aceste explicaţii care pri
vesc m ai m ult etapa propunerii interogatoriului, subliniem c i , pe lângă condiţiile de eva
luare a adm isibilităţii unei probe, instanţa va evalua, în cazul interogatoriului, şi unele
co n d iţii speciale, respectiv:
a) dacă interogatoriul ce urm ează este în legătura c u fa p te p erso n a le a le acelui căruia
t se solicită.
Această condiţie derivă şi din natura duală a interogatoriului. Tocm ai de aceea, în
căzui coparticipării procesua le pasive, m ărturisirea unui pârât nu poate fi opusă celorlalţi
pârâţi, întrucât, fiind un act personal, ea nu este opozabilă decât părţii care o fa ce , soluţia
m enţinându-se şi atunci când există raporturi de solidaritate sau indivizibilitate, art. 60
alin. (2) N CPC vizând nu m ai acte le favorabile. Aceeaşi este situaţia ş iîn cazul coparticipării
procesuale active, când unul dintre reclam anţi recunoaşte faptul pe care se întem eiază
apărarea pârâtului, această m ărturisire neputând fi opusă celorlalţi reclam anţi.
Condiţia nu este atenuată nici atunci când este posibilă chem area la interogatoriu
a reprezentantului legal ai părţii în condiţiile art. 353 N CPC, care va răspunde num ai în
692 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 351
V e * O M C A D Ă N Â t iĂ 693
A rt. 352 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
tu lui ori persoanei ju rid ice de drept public sau privat faţă d e care proba a fo st a d m iş i.
Necesitatea dubiului exem plar apare în raport cu integritatea şi integralitatea întrebări
lor aprobate de in sta n ţi la care se va form ula răspuns. Instanţa trebuie s i asigure garan
ţia faptului c i răspunsurile au fost form ulate la interogatoriul încuviinţat, iar confrun
tarea se poate face cu originalul m enţinut în dosar, întrucât legea nu prevede obligaţia
rem iterii interogatoriului com unicat părţii căreia i-a fost luat, ci, e v id e n t doar a răspun
su rilo r pe care partea le form ulează.
Ream intim cu acest prilej că, d a c i interogatoriul statului, persoanei ju rid ice de drept
public sau privat a fost cerut de reclam ant prin cererea de chem are în judecată sau de
către pârât prin întâm pinare, aceştia au obligaţia ataşării sale ca anexă la a ctu l de p ro
c e d u ri.
Interogatoriul este o probă privitoare num ai la p ă rţile din p roces (reclam ant, pârât,
intervenient, chem at în garanţie, cel chem at în judecată întrucât a r putea pretinde ace
leaşi drepturi ca şi reclam antul, ce! arătat de pârât ca titu lar al dreptului), persoanele
străine d e proces putând fi ascultate ca m artori sau folosite ca experţi ori interpreţi. Nici
procurorul nu poate fi chem at la interogatoriu, chiar dacă el a introdus cererea d e che
m are în judecată, deoarece faptele pricinii nu sunt faptele personale ale procurorului.
Aşadar, părţile citate la interogatoriu v o r răspunde p erso n a l sau p rin m a n d a ta r cu
procură sp ecială - în condiţiile art. 356 N CPC - , putând fi chem aţi la interogatoriu repre
zentan ţii legali ai părţilor num ai în condiţiile art. 353 NCPC.
A r i • 3 5 2 . Luarea in terog atoriu lu i persoan elor fizice. (I) Cel chem at în per
soană va fi întrebat de către preşedinte asupra fiecărui fap t în parte.
(2) Cu încuviinţarea preşedintelui/ fiecare dintre judecători, procurorul, când
participă la judecată, precum şi partea adversă pot pune direct întrebări celui
chem at la interogatoriu.
(3) Partea va răspunde fără să poată citi un p roiect de răspuns scris în pre
alabil. Ea se poate folosi însă de însem nări, cu încuviinţarea preşedintelui, dar
num ai cu privire la cifre sau denumiri.
(4) D acă partea declară că pentru a răspunde trebuie să cerceteze înscrisuri,
registre sau dosare, se va putea fixa u n nou term en pentru interogatoriu.
(5) C ând am bele părţi su n t de faţă la luarea interogatoriului, ele pot fi con
fruntate.
C O M E N T A R IU
1. A scu lta re a p ă rţii. în şedinţa fixată pentru adm inistrarea probei cu interogatoriu,
instanţa va verifica identitatea celui chem at la interogatoriu, iar apoi acesta va fi întrebat
asupra fiecărui fapt în parte.
Dacă o întrebare, prin m odalitatea sa de form ulare, vizează m ai m ulte fapte, instanţa
o poate scinda, aşa cum poate clarifica întrebările cu co nţinut n e cla r eventual prin con
sultarea autorului interogatoriului1".
A lineatul (2) al art. 352 stabileşte posibilitatea ca fiecare dintre judecătorii care intră
în com punerea com pletului, procurorul, când participă la judecată, precum şi partea
adversă să poată pune direct în treb ă ri celui chem at la interogatoriu.
1 1 1 A s e v e d e a ş i M . T Z b â r c â , D r e p t p r o c e s u a l c i v i l , v o i . I, 2 0 0 8 , p . 6 0 6 ş i u r m .
694 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 353
Aceste întrebări au caracter a d iţio n a l ţ i lăm urito r faţă de întrebările propuse prin
interogatoriu. In principiu, utilitatea lor trebuie să derive din calitatea răspunsului la
întrebările preexistente şi apar spontan în procedura de interogare a părţii. De aceea,
această m odalitate de interogare se distinge de interogatoriul propus din oficiu sau la
cererea procurorului; totuşi, încuviinţarea întrebărilor de către preşedintele instanţei nu
are d o ar caracter form al, ci presupune verificarea d e adm isibilitate im pusă de proba
astfel adm inistrată.
întrebările astfel form ulate, îm preună cu răspunsurile părţii la acestea, precum şi
întrebările respinse de către instanţă se consem nează în încheierea de şedinţă.
Proba cu interogatoriu se caracterizează prin spontaneitate şi m izează pe elem entul
de surprindere al părţii chem ate la interogatoriu. De aceea, partea va răspunde la intero
gatoriu fă ră să poată citi un proiect de răspuns scris în prealabil, chiar dacă a luat cunoş
tinţă de conţinutul întreb ărilo r ce îi sunt adresate.
Ea se poate folosi însă de însem nări, cu încuviinţarea preşedintelui, dar num ai cu pri
vire la cifre sau denum iri, adică elem ente d e strict detaliu care, d e regulă, nu pot fi uşor
m em orate.
2. Stab ilire a unui nou term en pentru continuarea in tero gato riu lu i. In situaţia în care
întrebările im pun răspunsuri d e detaliu pe care partea nu le poate form ula fără consulta-
rea u n o r înscrisuri, registre sa u dosare, se poate stabili în acest scop un nou term en pen-
tru adm inistrarea probei. însă instanţa va trebui să evite ca acest m ijloc d e adm inistrare
a probei să reprezinte o eludare im plicită a dispoziţiilor alin. (3) al art. 352.
Astfel, instanţa va putea am âna cauza în acest scop num ai la cererea ce lu i interogat,
cerere în care va trebui să arate care sunt elem entele care trebuie consultate şi să ju sti
fice necesitatea consultării lor. De asem enea, această cerere trebuie soluţionată num ai
după punerea sa în discuţia tuturor p ă rţilo r M ăsura am ânării presupune că parte a a re
cunoştinţă despre necesitatea prezentării sale personale pentru interogatoriu, astfel că
reluarea procedurii d e citare în acest scop nu se mai im pune.
3. C o nfruntarea părţilor. Ultim ul alineat al art. 352 prevede posibilitatea interoga
toriului încrucişat. Acesta poate fi stabilit ca procedeu de adm inistrare a probei încă din
m om entul încuviinţării, când instanţa va lua m ăsurile necesare şi potrivite adm inistrării
fiecărei probe în parte, d a r necesitatea şi utilitatea sa pot să apară spontan, în prem isele
vizate de legiuitor în alin. (2).
Desigur, o astfel de procedură este posibilă num ai atunci când am bele părţi sunt de
faţă.
Adăugăm că această procedură este posibilă num ai atunci când se referă ia părţile
aflate pe poziţia de adversitate procesuală (reclam ant, pârât, intervenient forţat sau
voluntar în interes propriu), iar nu atunci când proba îi priveşte pe coparticipanţi.
De asem enea, confruntarea la interogatoriu este posibilă num ai dacă toţi cei intero
gaţi sunt prezenţi şi su n t perso a n e fizic e sau dacă interogatoriul poate fi adm inistrat im e
d ia t ţ i nem ijlocit, deoarece confruntarea este o m ăsură sp o n ta n i şi trebuie s i reprezinte
pentru p ir ţ i un elem ent de surpriză.
A ri. Luarea in tero g ato riu lu i rep rezen tan tu lu i leg al. Reprezentantul
legal al unei persoane lipsite de capacitate de exerciţiu sau cel care asistă per
soana cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate fi chem at personal la interoga
toriu num ai în legătură cu actele încheiate şi faptele săvârşite în această calitate.
V t * O M C A D Ă N Â t iĂ 695
A rt. 354 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
(2) D acă partea interogată sau cealaltă parte nu voieşte ori nu poate să sem
neze, se va consem na în josu l interogatoriului.
(3) In cazul în care interogatoriul a fost dispus din oficiu, precum şi în cazul
prevăzut la art. 352 alin. (2), vor fi consem nate în încheierea de şedinţă atât între
bările, câ t şi răspunsurile.
C O M E N T A R IU
1)1 Pentru detalii referitoare la domeniul m ărturisirii prin reprezentant, a se vedea observaţiile şi com entariile
aferente art. 349.
1,1 A se vedea I. Deleartu, Tratat, voi. I, 2010, p. 836 $i urm ., note.
696 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 355
în fapt, instanţa îi citeşte părţii interogate întrebările, iar aceasta va prezenta răspun
surile sale pe care instanţa le consem nează, pe cât posibil, Tn dreptul fiecărei întrebări,
astfel încât corespondenţa răspunsului cu întrebarea să fie facilă şi incontestabila.
Este recom andabil ca instanţa să atragă atenţia celui interogat asupra necesităţii de
a răspunde concis, prin enunţuri precise şi scurte; în ipoteza în care răspunsul părţii este
detaliat, instanţa va contrage şi consem na substanţa acestuia, fără să deturneze sem nifi
caţia sa reală, fapt care ar putea schim ba chiar caracterul com plex ori calificat al m ărtu
risirii şi ar deturna proba de la sensul său voliţional. în aceste situaţii, instanţa va trebui
să prezinte părţii varianta rezum ată a răspunsului său, pentru ca aceasta să consim tă la
consem narea Iul.
întrebările din interogatoriu cenzurate de către instanţă pentru că nu corespund
obiectului probei nu vo r m enţiona în dreptul lor niciun răspuns, iar spaţiul liber va fi
barat. La cererea părţii interesate, în încheierea de şedinţa instanţa va detalia m otivul
care a justificat respingerea întrebării, precum şi poziţia părţii care a propus-o.
De asem enea, o rice incident, cerere sau excepţie intervenite în cursul adm inistrării
interogatoriului şi aflate în legătură cu acesta se vo r consem na în încheierea d e şedinţă
respectivă.
După consem narea răspunsurilor, interogatoriul va fi sem nat pe fiecare pagină de
preşedinte, grefier, d e cel care l-a propus ori d e reprezentantul său, precum şi de partea
care a răspuns, după ce aceasta din urm ă a luat cunoştinţă de cuprins.
Tot astfel vo r fi sem nate adăugirile, ştersăturile sau schim bările aduse, su b sancţiu
nea de a nu fi ţinute în seam ă.
Refuzul uneia dintre părţi d e a sem na interogatoriul se consem nează scriptic de către
preşedintele com pletului, su b sem nătura acestuia.
Lipsa nejustificată a oricăreia dintre sem năturile solicitate d e lege d u ce la nulitatea
actului de procedură, care nu va putea fi verificat în cadrul analizei probelor ca intero
gatoriu. Dacă poartă sem nătura preşedintelui, el va putea fi considerat, din punct de
vedere probator, un a ct autentic n u l ca atare.
Dacă interogatoriul a fost dispus d in oficiu, întrebările, precum şi răspunsurile vo r fi
consem nate în încheierea de şedinţă.
De asem enea, vo r fi consem nate în încheierea de şedinţă, iar nu adăugate pe form u
larul de interogatoriu întrebările directe adresate celui chem at la interogatoriu, încuvi
inţate de preşedinte fiecăruia dintre judecători, procurorului când participă la judecată,
precum şi părţii adverse.
C O M E N T A R IU
1. O b ligaţiile p ă rţii care a prop us proba. Ream intim că, între altele, specificitatea
adm inistrării probei constă în aceea că partea care a propus proba are urm ătoarele
obligaţii:
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 697
A rt. 355 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
6 9 * V IX O W C Â D iN Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 356
C O M E N T A R IU
1. Prem ise. în interpretarea şi aplicarea acestui te xt trebu ie avute în vedere urm ă'
toarele prem ise:
a) prin p a rte cu dom iciliul în străinătate trebuie înţeleasă orice situaţie asim ilată
dom iciliului părţii din punct de vedere procesual. Astfel, are dom iciliul în străinătate par*
tea, indiferent de cetăţenia sa, care este rezidentă în altă ţară sau care locuieşte în fapt
în străinătate în m od real, constant şi continuu, ch iar dacă fără form e legale (sensul de
dom iciliu este în acest caz echivalent celui atribuit prin art. 194 lit. a) NCPC] şi ch iar dacă
şi-a ales dom iciliul procesual în Rom ânia.
De asem enea, legea nu distinge după cum persoana care urm ează a fi interogată este
persoana fiz ic ă sau ju rid ico , textul fiind incident în am bele situaţii.
|r A se vedea şi punctul de vedere din M . TSbâ rcd , G h. B u to , op, cit., 2008, d . 644,
1,1 M . 7 3 b â r c â j O r e p t p r o c e s u a l c i v i l , v o i . 1 , 2 0 0 8 , p . 6 0 S ş l u rm .
700 V t / IO N IC A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 357
ziţie directă, lipsa oricărei erori în le gă tu ri cu sem nificaţia actului părţii de a răspunde la
întrebările propuse).
Este a d e v ă ra t pe de altă parte, că fostul Cod civil stabilea în art. 1206 alin. (1) câ măr
turisirea judiciară se putea face printr-un îm puternicit special al părţii spre a face m ărtu
risirea, însă aceste dispoziţii au fo st întotdeauna interpretate în sensul că m andatarul cu
procură specială nu poate face decât o recunoaştere deplină într-o atare situaţie. Or, din
punct d e vedere procesual, recunoaşterea deplină, confundată cu achiesarea pârâtului
sau cu renunţarea reclam antului la acţiu ne sunt şi astăzi acte d e dispoziţie asupra proce
sului care nu po t fi făcute d e m andatar decât în condiţiile art. 81 NCPC, dar se disting de
adm inistrarea probei cu interogatoriu.
Aşadar, şi dacă m andatarul prezintă instanţei procura cerută de alin. (2), instanţa nu
va proceda la interogarea m andatarului procesual, ci îi va cere în continuare transm ite•
rea interogatoriului pentru ca partea să răspundă la acesta.
Dacă m andatarul este avocat, procura speciala certificata de acesta este suficientă.
C O M E N T A R IU
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 701
A rt. 159 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
bilită pentru adm inistrarea probei, iar în ca 2ul incidenţei dispoziţiilor art. 352 alin. (2),
întrebările suplim entare se vo r consem na într-un proces-verbal întocm it la locul adm i
nistrării probei.
Interogatoriul va f i sem n a t fa condiţiile art. 354 alin. (1) şi (2) şi va fi consem nat la
dosar alături de procesul-verbal, atestând circum stanţele de fapt ale adm inistrării probei.
Considerăm că această m odalitate de adm inistrare a interogatoriul este proprie
n u m a i în ca 2 u l perso a n elo r fizice, d a r nu şi în ca 2 ul în care acestea au dom iciliul în stră
inătate.
De asem enea, adm inistrarea probei poate fi realizată şi prin co m isie rogatorie, deve
nind incidente dispoziţiile art. 261 alin. (2) şi urm . NCPC.
C O M E N T A R IU
Din punctul de vedere al efectelo r produse prin chem area la interogatoriu, se pot
distinge trei situaţii:
a) când partea chem ată la interogatoriu tăgăduieşte faptele arătate de partea adversă
(fapte cu privire la care su n t form ulate întrebările la care s-a răspuns negativ), aceasta
din urmă trebuie să-şi dovedească susţinerile cu alte m ijloace de probă, atitudinea de
ne recunoaştere a faptelor d e către partea chem ată la interogatoriu neavând niciun efect
probatoriu;
b) pentru situaţia în care partea chem ată la interogatoriu refuză nejustificat să se
prezinte în faţa instanţei sau, deşi se prezintă, refuză fă ră m otive tem einice să răspundă
la interogatoriu, art. 358 NCPC arată că instanţa poate socoti aceste îm prejurări ca o
m ă rturisire deplină s a u n u m a ic a u n început de dovadă în folosul părţii potrivnice.
Aşadar, atitudinea celui chem at la interogatoriu, constând în refuzul nejustificat de a
se prezenta sau de a răspunde la întrebări, poate fi considerată d e către instanţă fie ca o
m ărturisire, fie ca un începu t de dovadă.
în prim ul caz este vorba, în realitate, d e o p rezu m ţie de recunoaştere tacită, prezum
ţie pe care legea o recom andă instanţei, fără însă a o im pune. Deci, suntem în prezenţa
unei prezum ţii sim p le (judiciare), deoarece ea este opera judecătorului, iar nu a unei
prezum ţii legale.
A r fi nejustificată eventuala obiecţie că, dacă s-ar considera această prezum ţie ca
fiind sim plă, ar însem na că ea nu este adm isibilă, potrivit art. 329 NCPC, decât în pricinile
în care este adm isibilă şi proba prin declaraţiile m artorilor, deoarece posibilitatea folosi
rii acestei prezum ţii de m ărturisire este prevăzută expres de art. 358 NCPC, te xt de lege
care, nefăcând nicio distincţie, se aplică în o rice pricină (ch iar şi în jurisprudenţa C.E.D.O.
s-a considerat că este ju stă o asem enea m odalitate de asigurare a echilibrului probelor
în m ăsura în care Curtea a observat că art. 225 CPC 1865 invocat d e re c la m a n tă -c a re îşi
găseşte corespondent în art. 358 NCPC - nu le im pune instanţelor sesizate cu o cauză să
tragă vre o concluzie din refuzul părţii de a răspunde la un interogatoriu, ci d o a r le oferă
702 V S / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 358
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 703
A rt. 359 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
§ 9 . A s ig u r a r e a p r o b e lo r
C O M E N T A R IU
în m od obişnuit, probele se adm inistrează în cursul dezbaterilor ju d iciare, deci după
sesizarea instanţei cu judecarea cauzei. Sunt însă situaţii când un m ijloc d e probă ce ar
putea servi la soluţionarea pricinii p o a te dispărea încă în ain te de începerea procesului
ori chiar în cursul procesului, dar m ai în ain te d e faza propunerii şi adm inistrării probelor.
Dacă persoana interesată ar fi lim itată la adm inistrarea acestei probe pe calea o b iş
nuită, adică în cursul desfăşurării procesului, este posibil ca ea să nu mai fie în m ăsura
să-şi dovedească pretenţia sau, după caz, apărarea. Pentru a preveni o astfel d e situaţie,
legea a reglem entat procedura asigurarii d o ve zilo r (art. 359-365 NCPC), care mai este
cunoscută şi su b denum irea d e „anchetă in fu tu ru m ", procedură care are ca scop conser
varea unei probe necesare într-un eventual proces sau ch iar într-un proces pendente^.
A ri. 1)50. C o n d iţii de ad m isib ilita te . (1) O ricine are interes să constate de
urgenţă m ărturia unei persoane, părerea unui expert, starea unor bunuri, m obile
sau im obile ori să obţină recunoaşterea unui înscris, a unui fap t sau a unui drept,
dacă este pericol ca proba să dispară ori să fie greu de adm inistrat în viitor, va
putea cere, atât înainte, cât şi în tim pul procesului, adm inistrarea acestor probe.
(2) In cazul în care partea adversă îşi dă acordul, cererea poate fi făcută, chiar
d acă n u există urgenţă.
C O M E N T A R IU
1. C o n d iţia urgenţei. Această dispoziţie trasează o con diţie de adm isibilitate a cererii
de asigurare a dovezilor, şi anum e condiţia urgenţei.
Procedura de asigurare a dovezilor este condiţionată de urgenţa im pusă de existenţa
unui p e rico l de dispariţie a p ro b e i sau de îngreunare a ad m in istră rii ei în viito r12'.
Urgenţa determ inată de acest pericol este o chestiune de fapt, lăsată la aprecierea
instanţei. Ea trebuie să privească proba (atât ca m ijloc - integritate a probei - , cât şi ca
procedură d e adm inistrare - anum ite situaţii excepţionale pot justifica adm inistrarea
interogatoriului în procedura asigurării dovezilor), iar nu părţile litigiului şi va fi justificată
şi dem onstrată prin interm ediul cererii (într-o speţă, s-a stabilit că dispoziţiile legale care
reglem entează procedura asigurării dovezilor nu conferă posibilitatea instituirii obligaţiei
d e conservare a lucrurilor supuse asigurării în sarcina adversarului; reţinerea nejustifi-
cată a docum entelor contabile de către un asociat im pune adm iterea cererii, dar nu şi
1)1S-a susţinutei că această m odalitate de adm inistrare a probei reprezintă un m od de preconstituire a probelor
pe cale judecătorească - a se vedea şi I, Deleanu, T ra ta t voi. t. 2010, p. 853, nota de subsol, fiind evocate şi
dispoziţiile Dec. Curţii Constituţionale nr, 173/2007.
1,1Sub acest aspect îţi păstrează actualitatea Oec. Curţii Constituţionale nr, 173/2007, prin care Curtea a consta*
ta tca fiind o condiţie fundam entală a unui asem enea dem ers existenta unei prim ejdii Tn administrarea dovezii
sau în constatarea unei anum ite stări de fapt care ar putea să înceteze ori sâ se schim be până la administrarea
dovezilor, fără ca dispoziţiile criticate sâ contra vină prevederilor art. 16 din Constituţie, si că liberul acces la ju s
tiţie este com patibil cu Instituirea unor proceduri speciale, pentru situaţii deosebite, $i Implică existenta unor
proceduri unice pentru srtuaţii deosebite, aţa cum este şi cea a asigurării dovezilor, ceea ce nu contravine nici
prevederilor art. 21 din Constituţie.
704 V IX O W C A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 359
obligarea acestuia la predarea lor către celălalt asociat, m ăsură ce nu poate fi dispusă
printr-o asem enea procedură1’1).
Lipsa urgenţei, fiind o condiţie de procedură, nu trebuie se siza t! de către instanţă
pe cale de excepţie, astfel în cât neîndeplinirea acesteia sâ ducă la respingerea cererii ca
inadm isibilă.
Astfel, urgenţa nu va fi evaluată ca o condiţie de adm isibilitate, iar proba va fi adm i
nistrată fă râ a lte verifică ri d acâ p a rtea adversă (este vorba de partea care, într-un exis
tent ori eventual litigiu cu autorul cererii de asigurare a dovezilor, ar putea sta pe poziţia
procesuală opusă cu acesta) îţi d ă a co rd u l de adm inistrare a probei în condiţiile excepţio
nale ale acestei proceduri.
Acordul trebuie să fie expres, lipsa întâm pinării sau a opoziţiei efective a părţii
adverse citate în această p ro c e d u ri neavând sem nificaţie. Din această perspectivă, chiar
dacă urgenţa este im pusă prin situaţia particulară a probei, şi nu a părţilor, acordul adm i
nistrării probei în lipsa urgenţei trebuie dat în caz de cop articipare p ro cesu a lă de toate
persoanele, în caz contrar încălcându-se regula contradictorialităţii.
2. Form ularea cererii. Cererea de asigurare a dovezilor poate fi form ulată atât p e cale
principală, adică atunci când procesul care im pune adm inistrarea probei în discuţie nu
a începu t în că, d a r şi incidental, respectiv în tim pul procesului deja începu t, situaţie în
care are caracterul d e cerere incidentală, cu toate consecinţele atrase prin art. 123 NCPC.
In cazul în care cererea este făcută în cursul procesului care deja a începu t, aceasta
poate fi form ulată oricând, inclusiv odată cu cererea de chem are în judecată, dar, desi
gur, înainte ca în litigiu să se fi ajuns la adm inistrarea probelor, situaţie în care evaluarea
urgenţei adm inistrării probei nu m ai prezintă interes.
Cererea poate fi făcută de oricare dintre părţile litigiului în care proba urm ează să fie
adm inistrată, însă invocarea sa fn acel litigiu nu este obligatorie. Cu toate acestea, dacă
partea care a ceru t asigurarea dovezii nu m ai doreşte folosirea sa în litigiul principal, ea
poate fi în su ţită d e câtre adversar în condiţiile art. 363 alin. (3) NCPC.
3. N atura p ro ced u rii. Cu privire la natura procedurii, vom pleca d e la analiza scopului
acesteia, sens în care apreciem că prin asigurarea dovezilor se urm ăreşte conservarea
unei probe pentru a putea fi folosită într*un litigiu în curs sau viito r1*:. Este deci un m ijloc
de asigurare a adm inistrării unei probe, fără a pune în dispută între părţile care parti
cipă la această procedură „stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană", sens
în care aceasta este încadrabilă în categoria cererilo r necontencioase, potrivit art. 527
N CPC (într-o speţă, s-a considerat că sim pla cerere pentru asigurarea dovezilor, intro-
dusă în conform itate cu art. 235 CPC 1865, nu este de natură să conducă la întreruperea
cursului prescripţiei deoarece o asem enea cerere nu are caracter contencios131).
O cerere de asigurare a dovezilor nu ar putea niciodată să conducă instanţa care
adm inistrează proba în aceste condiţii la evaluarea probei, adică la deliberarea asupra
situaţiei de fapt pe care partea tinde să o dem onstreze.
Evoluarea p ro b e i va fi făcută num ai de către instanţa care judecă procesul propriu-zis
şi care va putea să stabilească în ce m ăsură puterea ei doveditoare duce la dem onstrarea
dreptului afirm at în acel litigiu (o cerere de asigurare a dovezilor care tinde la dem on
strarea faptului că accidentul a fost provocat din vina exclusivă a pârâtului trebuia d e d a -
,M C .S .J., s . c o n r f d e c , n r, 4 1 5 / 2 0 0 3 , Tn B .J. B a z a d e d a le .
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 705
A rt. 360 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. Instanţa co m p eten tă. Alineatul (1) al art. 360 cuprinde n o rm e de com petenţă
absolută, atât din punct de vedere teritorial, cât şi m aterial.
111A s e v e d e a G . B o r o i, O . S p in e a n u - M a t e i, o p . c it ., p . 3 8 3 . n o t a a u t o r ilo r la d e c iz ia n r. 4 1 9 / 1 9 9 1 a T r ib u n a lu lu i
B u c u r e ş t i,
w 1 Ltf. N o u l C o d d e p r o c e d u r ă c iv ilă , v o i. 1 ,2 0 1 1 . p . 4 8 4 .
G . B o r o i, O . S p in e o n u - M o t e t , o & . c it ., p . 2 8 S ,
V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 360
Din punct de vedere m aterial, asigurarea dovezilor prom ovat! p e ca le principa lă este
întotdeauna de com petenţa judecătoriei, iar prom ovată incidental este în com petenţa
instanţei care judecă litigiul în prim ă instanţă [mai m ult chiar, cererea de asigurare de
dovezi form ulată pe parcursul existenţei unei ju decăţi pe fond se im pune a fi repartizată
com pletului învestit aleatoriu cu judecarea cererii principale; aceasta în tem eiul dispozi
ţiilo r art. 961 alin. ( l ) din Regulam entul de organizare şi funcţionare al instanţelor judecă
toreşti, te xt conform căruia cererile accesorii referitoare la un dosar repartizat aleatoriu
se judecă de acelaşi com plet].
Astfel, dacă litigiul se află în fa za apelului, etapă în care partea prom ovează o cerere
de asigurare a dovezii, operează o delegare d e co m p e te n ţi a instanţei de apel (întrucât
cererea priveşte probele adm inistrabile în apel) câ t re instanţa care a ju d e c a t în prim ă
instanţă.
Din punct de vedere teritorial, când cererea este prom ovată p e cate p rin cip a lă ea se
judecă la judecătoria în circum scripţia căreia se află m artorul sau obiectul constatării, iar
când este prom ovată inciden tal se produce o prorogare legală a com petenţei instanţei
care ju d e că litigiul şi asupra cererii incidentale. Prorogarea este totodată dublată de o
delegare în cazul în care litigiul se află în etapa căilo r d e atac.
2. Fo rm a şi co n ţin u tu l cererii. Cererea de asigurare a dovezilor trebuie să respecte
form a şi conţinutul cererii de chem are în ju d eca tă , cu anum ită particularităţi:
a) obiectul cererii îl reprezintă asigurarea dovezii, astfel că partea va trebui să arate
care este p ro b a (m ijlo cul de probă) a cărei adm inistrare o pretin d e şi fa p te le p e care vrea
sâ le dovedească. Astfel, deşi a r putea părea, datorită dispoziţiilor art. 363 NCPC, că pro
cedura adm inistrării dovezii nu im pune verificarea d e către instanţa care judecă această
cerere adm isibilitatea probei după criteriile stabilite prin art. 255 alin. {1} NCPC, credem
că atât legalitatea, cât şi aptitudinea probei de a duce la rezolvarea cauzei în care va fi
adm inistrată vo r fi avute în vedere la soluţionarea acestui tip de acţiune, independent
de faptul că ele vo r fi evaluate şi de instanţa care judecă litigiul, potrivit circum stanţelor
concrete ale respectivului litigiu la acel m om ent. Concluzia acestei necesităţi o trasează
însuşi art. 360 alin. (2) NCPC d e vrem e ce trebuie arătate faptele ce trebuie dovedite în
legătură cu care proba trebuie să se plaseze111;
b) m otivele care fac necesară asigurarea acestora, adică justificarea situaţiei de
urgenţă care îndreptăţeşte incidenţa procedurii sau, după caz, a co rd u l p ă rţii adverse.
3. So lu ţio n area cererii. în vederea soluţionării cererii pentru asigurarea dovezilor se
constituie un dosar separat*
în principiu, acest lucru nu ridică problem e în situaţia prom ovării cererii p e cale
principală, când petentul se va adresa direct instanţei com petente. Dacă, însă, cererea
se form ulează în tim pul soluţionării litigiului, adică incidental, actul de sesizare poate fi
autonom (o cerere propriu-zisă depusă) ori asigurarea dovezilor poate fi prom ovată şi ca
un capăt de cerere succesiv cererilor care fac obiectul litigiului, adică odată cu cererea de
chem are în judecată care declanşează litigiul principal sau ca cerere incidenţă în cursul
soluţionării litigiului. în acest caz, instanţa va disjunge cererea necondiţionat de starea
de judecată a acesteia, ci faţă de îm prejurarea că presupune, potrivit art. 360 şi urm.
NCPC, o procedură specială atât în privinţa judecării, cât şi cu privire la regim ul căilo r de
atac (în acest sens, pot deveni incidente inclusiv dispoziţiile a r t 203 alin. (2) N CPC], iar
dosarul astfel d isju n s va fi soluţionat de acelaşi com plet.
|1 ‘ A s e v e d e a ş i M , T d b â r c â , D r e p t p r o c e s u a l c i v i l , v o i . 1 , 2 0 0 8 , p . 6 5 7 .
V £ * O H t C A D Ă N Â t iĂ 707
A rt. 361 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
Din perspectiva cailor de atac, num ai încheierea de respingere a cererii de asigurare
a dovezilor este atacabilă cu o p e lîn term en de 5 zile de la pronunţare, dacă s*a dat cu
citarea părţi for, şi de la com unicare, dacă s-a dat fără citarea lor.
în ch eierea de adm itere a cererii nu este supusă niciunei căi de atac şi este executorie.
A parent paradoxală, soluţia îm brăţişată de legiuitor se explică totuşi prin aceea că,
potrivit art. 363 NCPC, instanţei care ju d e că litigiul d e fond îi sunt trasate, în legătură
cu proba adm inistrată în această procedură, obligaţia d e a cerceta proba su b aspectul
adm isibilităţii şi concludenţei sale, adică d e a repune în discuţie în să şi încuviinţarea p ro
b e i astfel adm inistrate. Mai m ult, dacă va considera necesar, instanţa care judecă litigiu
va putea proceda, dacă este posibil, la o n o u ă adm inistrare a aceleiaşi probe. De aceea,
acest m ijloc asigura reconsiderarea prem iseloradm inistrării probei în procedura asigură
rii dovezilor, chiar dacă nu se realizează un control efectiv al hotărârii judecătoreşti pro
nunţată în această procedură.
Caracterul executoriu a i încheierii se referă la acele dispoziţii susceptibile de execu
tare, d a r care nu sunt obligaţii procesuale d e adm inistrare a probei. Astfel, se integrează
în efectul executoriu dispoziţia de obligare a părţilor la plata cheltuielilor de judecată
aferente procesului (taxe de tim bru, onorariu de avocat), iar nu costurile de adm inistrare
a probei, care vo r fi cuantificate şi repartizate în condiţiile art. 363 alin. (3) NCPC.
708 V S f t o n K A D Â N Ă iL Ă
T it l u l L pr o ced u r a Î n f a t a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 362-363
C O M E N T A R IU
După adm iterea cererii de asigurare a dovezii şi luarea tu tu ro r m ăsurilor de adm inis
trare a probei, instanţa va trece la adm inistrarea acesteia, cu respectarea tu tu ro r reguli
lor de adm inistrare a probelor, atât cele generale, cât şi cele special reglem entate pentru
fiecare categorie de probe în parte.
Dosarul va fi finalizat prin încheierea care constată adm inistrarea probei.
Această încheiere nu sem nifică o evaluare asupra fondului dreptului care face obiec
tu l litigiului principal111, nici ch iar predeterm inarea situaţiei de fapt rezultată din proba
respectivă, etapă integrată procesului de interpretare al probelor din cadrul deliberării
în litigiul principal121.
încheierea pronunţată în aceste condiţii nu este supusă niciunei c â i de atac.
în aceste condiţii, ch iar dacă instanţa care judecă litigiul principal nu va evalua
greşelile de judecată săvârşite de către instanţa care adm inistrează proba în condiţiile
art. 362 NCPC, totuşi, părţile vo r putea cere readm inistrarea probei, cerere ce va fi apre
ciată d e instanţă, dar, desigur, determ inată şi de posibilitatea efectivă a acestei read-
m inistrări.
Ni s-ar părea salutar însă ca procedura de adm inistrare a probei în condiţiile art. 362
N CPC să poate fi supusă controlului ju d icia r în condiţiile unei încheieri prem ergătoare
integrate dosarului în care se judecă litigiul principal.
C O M E N T A R IU
în cursul procesului asupra fondului cauzei, aceste probe au aceeaşi valoare probantă
ca şi în cazul în care s-ar fi adm inistrat în cursul judecăţii, putând fi com bătute prin alte
m ijloace de probă.
în să instanţa care judecă litigiul de fond are o bligaţia de a evalua ţ i p un e în discuţia
p ă rţilo r în faza cercetării judecătoreşti - potrivit circum stanţelor şi datelor cauzei la
m om entul încuviinţării probelor tn acest litigiu - adm isibilitatea ş i co n d u d e n ţa p ro b elo r
111 C . S . J . , d e c . n r . 1 9 3 7 / 2 0 0 1 , în B.J. 2 0 0 1 , p. 1 0 9 .
U) E s te a s t fe l g r e ş it p r o c e d e u l In s t a n ţ e i d e a „ o m o lo g a " r a p o r t u l d e e x p e r t iz ă , c e e a c e s e m n if ic ă o în s u ş ir e
a » , c a r e n u p o a t e f i fă c u t ă d e c lt d e ju d e c ă t o r u l p r ic in ii - C .5 .J ., s . c iv ., d e c . c iv . n r . 1 9 7 3 / 2 0 0 1 , în G . B o r o i,
O . S p in e a n u - M a t e i, o p , c it ., p . 3 8 5 .
V t t t O iS I C A D Ă N Â t t Ă 709
A rt. 364 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
adm inistrate în condiţiile art. 362 NCPC. Aceasta n u sem nifică un co n tro l ju risd icţio n a l
al încheierii pronunţate în condiţiile art. 3 S0 alin. (4) NCPC, ci evaluarea un or noi
circum stanţe legate de procesul probator în litigiul în desfăşurare.
De asem enea, dacă este necesar ş i posibil, instanţa care judecă litigiul principal va
putea, din oficiu sau la cerere, să dispună readm inistrarea p robei asigurate. Necesitatea
readm inistrării probei trebuie, de asem enea, să aibă în vedere num ai circum stanţe spe
cifice procesului p rin c ip a l
Dovezile adm inistrate în condiţiile art. 362 N CPC pot fi folosite şi d e partea care nu a
ceru t adm inistrarea lor, text ce constituie o aplicaţie a principiului general potrivit căruia
dove 2ile nu aparţin părţilor, ci cauzei.
Desigur, întrucât acestea su n t probe ale procesului, costurile im puse de adm inistra
rea lor se cuantifică 1a calculul cheltuielilor de judecată, ceea ce a r exclude cheltuielile
reprezentând onorarii de avocaţi, de exem plu, care nu reprezintă costuri de adm inistrare
a probei'11.
C O M E N T A R IU
1.1 / Le ş, N o u l C o d d e p r o c e d u r ă c iv ilă , v o i. 1 ,2 0 1 1 , p . 3 7 9 .
710 V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 365
stare de fapt, potrivit com petenţei $a1e date de art. 7 lit. f} şi art. 9 alin. (2) d in Legea
nr. 1 8 8 /2 0 0 0 privind executorii judecătoreşti, republicată.
intervenţia instanţei este condiţionată d e lipsa acordului părţii adverse sau al altei
persoane îm potriva căreia constatarea urm ează a fi făcută.
Cu această condiţie suplim entară îndeplinită, judecarea unei astfel d e cereri reacti
vează toate dispoziţiile procedurale stabilite prin art. 360-363, în m ăsura în care com pa-
tibiiizarea este posibilă.
2. Procedura. Constatarea de u rg e n ţi a unei stări de fapt se va face întotdeauna prin
interm ediul executorului judecătoresc. Spre deosebire de vechea reglem entare, în cadrul
căreia executorul judecătoresc era desem nat (delegat) de către instanţă în condiţiile
art. 239 CPC 1865, în actuala reglem entare instanţa va pronunţa o încheiere d e adm itere
o cererii în condiţiile art. 360 NCPC, prin care va încuviinţa efectuarea constatării de
u rg e n ţi a unei stări d e fapt de către un executor ju d ecăto resc com petent potrivit legii.
Această încheiere are putere executorie.
Constatarea astfel încuviinţata va fi făcută în baza autorizaţiei em ise de către instanţă,
de către un executor ale s de către parte, întocm ind un proces-verbal. O rice vicii sau
încălcări legate de m odalitatea în care executorul judecătoresc îşi îndeplineşte obligaţiile
v o r putea fi sesizate prin interm ediul contestaţiei la executarem.
Din punctul nostru de vedere, procedura ar fi astfel epuizată, cu condiţia ca procesul-
verbal de constatare s l fie com unicat îr\ co pie celui îm potriva căruia s-a f lc u t constata
rea, dacă nu a fo st de faţă, prin grija executorului judecătoresc.
în să ca urm are a trim iterii la dispoziţiile art. 360-363 NCPC, pe care legiuitorul le
indică a fi aplicate în mod corespunzător, credem că procedura soluţionării unei astfel de
cereri se epuizează după efectuarea constatării, dar condiţionat de depunerea la d o sa *
ru l instanţei a p rocesului-verbal de constatare şi com unicarea sa în co pie celui îm potriva
căruia $*a făcut constatarea, d a c i nu a fost de faţă, urm ată de încheierea pronunţată în
condiţiile 362 alin. (2) NCPC.
Dincolo de faptul că m enţinerea acestei a doua etape nu im p lic i în mod real posibili
tatea instanţei de a interveni sau controla constatarea propriu-zisă, în principiu instanţa
nu va avea niciun reper justificat în acordarea term enelor care urm ează încheierii de
încuviinţarea a cererii sau luarea oricărei alte m ăsuri care să asigure finalizarea dosarului.
C O M E N T A R IU
Atunci când situaţii excepţionale justifică o urgenţa deosebita, atât asigurarea dove
zii, cât şi constatarea unei stări de fapt vo r putea fi făcute şi în zilele nelucrătoare sau
chiar în afara o relo r legale.
în situaţia prevăzută de art. 364 alin. (1) şi (2) autorizarea instanţei pentru efectuarea
constatării în zilele nelucrătoare sau în afara orelor legale este o bligatorie.
Nu credem însă că această condiţie a r putea fi extinsă şi la situaţia în care procedura
este începută în tim pul o rarului legal de funcţionare, d a r continuată în afara acestuia.
A s e v e d e a ş i M . T â b â r c â , D r e p t p r o c e s u a l c iv il, v o i. 1 , 2 0 0 8 , p . 6 1 7 .
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 7 1 1
A rt. 366 Ca rtea ii. P ro ced ura c o n t e n c io a s ă
S u b s e c ţ iu n e a o 4 -a . A d m in is t r a r e a p r o b e lo r
d e c ă t r e a v o c a ţ i s a u c o n s ilie r i ju r id ic i
C O M E N T A R IU
Prin introducerea acestor dispoziţii s-a urm ărit asigurarea soluţionării litigiului în
mod accelerat, o responsabilizare a părţilor şi a celo r care asistă sau reprezintă inte
resele acestora în plan procesual, dar nu în cele din urm ă o degrevare a instanţelor de
etapa adm inistrări! probelor.
Deşi posibilitatea adm inistrării probelor prin avocaţi a fo st introdusă în procedura
civilă încă prin O .U.G. nr. 138/2000, d a r abrogata prin O.U.G. nr. 59/2001 şi reintrodusă
prin Legea nr. 219/2005, ea a fo st prim ită cu rezerve d e cei în drept să o folosească şi
pentru îm bunătăţirea dreptu rilo rcărora a fost concepută. Este posibil ca atenuarea prin
cipiului nem ijlocirii să fie descurajantă pentru părţi, însă instituţionalizarea acestui sis
tem nu este lipsită de eficienţa. Nu doar că procedura ar facilita părţilor posibilitatea d e a
rezolva, în buna m ăsură, litigiul am iabil, dar realizarea acestui parteneriat între instanţă,
părţi şi avocaţii lor ar putea constitui şi un prilej d e întărire a credibilităţii reciproce, o
m ai bună înţelegere a sistem ului jurisdicţional în ansam blu sau o asum are responsabilă
a actului de ju stiţie prin im plicarea părţilor.
Cu toate acestea, pe lângă faptul că legiuitorul stabileşte dom eniul litigiilor în care
această posibilitate poate fi exercitată, în mod evident se păstrează în com petenţa exclu
sivă ş i netranzacţionabilă a instanţei sesizate problem a stabilirii p ro b elo r care urm ează a fi
astfel a d m in istra re -d e ci, în planul deciziei num ai instanţa va stabili ce probe sunt încuviin
ţate într-un litigiu precum şi soluţionarea oricăror incidente legate de adm inistrarea pro
belor şi realizarea oricărei proceduri care, dincolo de aspectele form ale, im pune, dincolo
de orice îndoială, m enţinerea anum itor drepturi şi garanţii procesuale esenţiale.
C O M E N T A R IU
Textul reglem entează câm pul de aplicare a dispoziţiilor privitoare la adm inistrarea
probelor de avocaţi, statuând că ele sunt inciden te tuturor litigiilorl fiind exceptate în
mod expres:
a) cele care se referă la drepturi asupra cărora legea n u p erm ite încheierea u nei tran
zacţii;
b) cele ce privesc sta rea civilă, capacitatea perso a n elo r ş i relaţiile de fa m ilie.
în cazul acestor excepţii, adm inistrarea probelor va urma calea dreptului com un, în
sensul că aceasta se va realiza de instanţa de judecată sesizată cu soluţionarea cauzei,
indiferent de voinţa părţilor.
A dăugăm la această delim itare expresă şi pe aceea că, în cazul litigiilor tn care păr
ţile pot recurge la o asem enea procedură, adm isibilitatea sa este condiţionată de repre
zentarea sa u asistarea tuturor p ă rţilo r litigiului de avocaţi sau, potrivit art. 388 NCPC,
de con silieri ju rid ici. Această interpretare rezultă, dincolo d e interpretarea sistem atică a
textelor, din chiar titlul subsecţiunii.
712 V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pro ced u ra Î n f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 367
Astfel, potrivit art. 368 NCPC, părţile po t conveni ca avocaţii care le asistă sau le
reprezintă să adm inistreze probele în cauză, iar şedinţele de judecată se desfăşoară, obli
gatoriu, cu participarea avocaţilor.
Nu este aşad ar adm isibil ca părţile să fie reprezentate sau asistate procesual de m an
datari procesuali care îşi legitim ează dreptul de reprezentare pe un m andat dat a d litem ,
deoarece acestor reprezentanţi legea le stabileşte anum ite lim itări incom patibile cu pro
cedura prezentată111. Cel m ult. un asem enea procurator ju d ic ia r - ş i num ai dacă se legiti
m ează printr-o procură sp ecială dată în acest s e n s - a r putea, în num ele părţii, să încheie
şi să prezinte instanţei convenţia de adm inistrare a probelor, potrivit art. 368 NCPC.
C O M E N T A R IU
La debutul cercetării procesului, în condiţiile art. 239 NCPC, instanţa va p u n e în
vedere p ă rţilo r asistate sau reprezentate de avocat că pot conveni ca adm inistrarea pro
belor să se facă Tn condiţiile acestei subsecţiuni.
Există o oarecare neconcordanţă între dispoziţiile art. 239 şi cele a le articolului supus
analizei, în m ăsura în care aceasta din urmă stabileşte că instanţa va atrage atenţia părţi
lor asupra acestei posibilităţi inclusiv în cazul Tn care acestea su n t prezente şi neasistate
de avocat ori de către un m andatar cu procură a d litem.
Desigur, la acest m om ent este m ai dificil a se anticipa care sunt probele ce vo r fi
adm inistrare în proces, deoarece acestea nu au fost, în m od necesar, puse în discuţie, la
fel cum alte m ăsuri procesuale nu au fo st încă luate, însă instanţa poate verifica d isp o
nibilitatea reală a părţilor de a derula această procedură. Inclusiv pentru a putea estim a
durata procesului. A r fi însă recom andabil ca suita m ăsurilor pe care instanţa le ia la
prim ul term en de judecată la care părţile su n t legal citate să aibă o succesiune care să
corespundă m ersului real al litigiului. Credem că verificarea acestei disponibilităţi ar tre
bui să succeadă soluţionării excepţiilor, deoarece angajam entul părţilor trebu ie asum at
în condiţii de efectivitate a procedurii sau soluţionării altor aspecte care ţin de disponi
bilitatea asupra procesului.
Nu a r f i inutil ca această interogare să succeadă chiar încu viinţării probelor, atunci
când părţile po t estim a, la rândul lor, gradul de im plicare şi m ăsura responsabilizării lor
sau a avocaţilor în funcţie de anum ite aspecte specifice fiecărei situaţii sau fiecărui m ij
loc de probă în parte. Cu toate acestea, codul plasează im placabil acest dialog anterior,
în condiţiile art. 239 şi m ai ale s art. 370 NCPC.
Totuşi, ch iar şi în acest caz, credem că o înţelegere ulterioară a p ă rţilo r intervenită în
acest scop după încuviinţarea probelor, însâ a n terio r adm inistrării lor, poate fi prezentată
instanţei în condiţiile art. 368 NCPC, fără ca instanţa să poate refuza părţilor acest drept.
Desigur, acest m o m ent procesual se va regăsi consem nat în încheierea de şedinţă,
îm preună cu poziţia exprim ată a părţilor.
C O M E N T A R IU
De asem enea, în cursul desfăşurării unei asem enea proceduri, este posibil ca în pro
ces să intervină terţi, faţă de care o asem enea convenţie preexistentă nu produce efecte
în plan procesual. Considerăm , în să , că o n o u ă convenţie, care să stabilească opţiunea
tu tu ro r părţilor pentru adm inistrarea probelor prin avocaţi, poate fi făcută independent
de depăşirea m om entului stabilit prin art. 367 NCPC. Nu credem , însă, că terţul poate
face o sim plă achiesare la convenţia preexistentă a părţilor, pentru că în m od esenţial
convenţia este pluripartită.
Cu privire la conţinutul convenţiei d e reprezentare, pe lin g ă obiectul său principal
(adm inistrarea probelor, care credem că poate privi adm inistrarea tu tu ro r probelor, dar
şi num ai o parte a lor), aceasta trebuie să consem neze declaraţia părţii referitoare la ale
gerea de dom iciliu procesual, pentru procedura adm inistrării probelor, la avocatul care
o reprezintă în acest scop.
Mai subliniem că desem narea avocatului care reprezintă partea în procedura de
adm inistrare a probefor potrivit acestei subsecţiuni poate avea un m andat strict delim i
tat la finalizarea procedurii, fără a fi necesar să fie a n g a ja tîn proces şi dincolo de lim itele
adm inistrării probelor.
Părţile care au aceeaşi poziţie procesuală îşi pot desem na un reprezentant com un,
dar pot apela ia serviciile unor avocaţi diferiţi, legea neim punând nicio limitare.
Sintagm a „avocaţii care le asistă şi le reprezintă" presupune existenţa unui contract
de asistenţă ju rid ic ă încheiat între parte şi apărător131. Prin urm are, alţi reprezentanţi pro
cesuali, ch iar licenţiaţi în drept, nu pot realiza în favoarea celo r reprezentaţi adm inistra
rea probelor potrivit acestei subsecţiuni în m ăsura în care nu îşi legitim ează calitatea de
avocat în acel proces.
Cu privire la m om entul procesual la care o convenţie pentru adm inistrarea probelor
prin avocaţi poate fi încheiată, în doctrină s-a arătat că aceasta se poate realiza şi cu pri
lejul rejudecării unei cauze ca urm are a adm iterii unei căi de atac şi trim iterii cauzei spre
rejudecare, respectiv ca urm are a adm iterii recursului şi casării hotărârii, cu consecinţa
trim iterii cauzei spre rejudecare121.
în schim b, s-a apreciat că procedura analizată nu poate fi aplicată în calea de atac
atunci când s-a solicitat refacerea probatoriului adm in istrat în prim ă instanţă dacă
aceasta ar însem na să se recurgă la aceeaşi procedură cu cea îm potriva căreia părţile şi-au
exprim at nem ulţum irea tocm ai prin cererea de refacere a probaţiunii d eja adm inistrate.
în să în situaţia în care cererea de adm inistrare a unor n o i p rob e în a pel nu este deter
m inată de vicii a le procedurii d e adm inistrare a probelor d e către avocaţi desfăşurate în
prim ă instanţă, s-a opinat în sensul adm isibilităţii procedurii în discuţie şl în cadrul ape
lului^1.
V e * O N ! C A D Ă N Â IiĂ 715
A rt. 369 Ca rtea ii. P ro ced ura c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
Prin to t ceea ce presupune adm inistrarea probelor prin avocaţi, intervenţia instan
ţei nu este exclusă, iar uneori este ch iar im pusă. în toate aceste situaţii, la şedin ţele de
ju d eca ta participarea avocaţilor aleşi d e pârţi pentru reprezentare în această procedură
este obligatorie<xl.
Participarea avocaţilor este asigurată prin citarea părţilor la dom iciliile alese la avo-
caţi, alegere obligatorie în condiţiile art. 368 alin. (3) NCPC.
Lipsa ne ju stifica tă a avocaţilor la aceste term ene va fi sancţionată corespunzător, în
tem eiul prevederilor art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. c) NCPC.
Vom sublinia, cu această ocazie, că instituţia term enului în cunoştinţă nu poate fi con
siderată aplicabilă decât în m ăsura în care înfăţişarea la term ene su ccesive presupune
rezolvarea aceleiaşi chestiuni incidentale.
Totuşi, credem că dispoziţiile acestui te xt sunt, la rândul lor, lim itate la procedura
adm inistrării probelor prin avocaţi.
Dacă, de exem plu, în cursul desfăşurării acestei proceduri se prom ovează în cauză,
în ceea ce priveşte litigiul în general, o cerere care nu este în legătură cu această proce
dură, se reactivează regulile generale d e reprezentare a p ă rţilo r la proces (ne im aginăm ,
d e exem plu, ipoteza în care în privinţa unui m em bru al com pletului de judecată inter
vine una din situaţiile de natură să justifice form ularea de îndată, de către acesta, a unei
cereri d e abţinere; soluţionarea cererii, fără legătură cu procedura adm inistrării probelor
prin avocaţi, presupune dem ararea unei proceduri în care avocaţii desem naţi de părţi în
condiţiile art. 368 N CPC nu participă nu doar în virtutea necitării, ci pentru că, oricum ,
vo r fi reactivate regulile reprezentării generale în m ateria procesului).
De exem plu, în literatura de specialitate s-a arătat că, în cazul în care pe parcursul
adm inistrării probelor nu intervine nicio îm prejurare care să d eterm ine intervenţia
instanţei de judecată, aceasta, din oficiu, dacă constată incidenţa în cauză a unei excepţii
absolute, are posibilitatea de a dispune citarea părţilor, pentru a o discuta în contra
dictoriu cu acestea'*1.
1.1A ce ste şe d in ţe se d e sfă şo a ră tn ca m e ra d e c o n s iliu , d isp o ziţiile a rt. 2 4 0 N C P C fiin d In a c e st se n s a p lica b ile .
R e a m in tim în să că. p o triv it a rt. XII d in Legea nr. 2 / 2 0 1 3 , p rin m a su rile tra n zito rii p e n tru p u n e re a în a p lica re
a Le g ii n r 1 3 4 /2 0 1 0 p rivin d C o d u l d e p ro c e d u ră civ ilă , s-a sta b ilit câ re g le m e n tă rile re fe rito a re la ce rce ta re a
p ro c e su lu i şi, d u p ă ca z, d e zb a te re a fo n d u lu i în ca m e ra d e co n siliu se a p lică p ro c e se lo r p o rn ite în c e p â n d cu
d a ta d e 1 ia n u a rie 2016 .
D esigur, a ce a stă a m â n a re n u p rive şte a c e le p ro c e d u ri p e n tru c a re co d u l p re v e d e în m o d sp e c ia l ca ju d e c a ta să
se d e sfă şo a re , in te g ra l sa u în p a rte , în c a m e ra d e c o n siliu . Este v o rb a d e su ita s itu a ţiilo r în c a re „ le g e a p re ve d e
altfe l" sta b ilită p rin a rt. X II a lin . (2) d in Le g e a n r 2 /2 0 1 3 , şi, in te g ra t su b se ctiu n ii de fa ţă , a v e m în vedere
in c id e n te le d e te rm in a te p rin a rt. 373 ş i a rt, 332 a lin . (1 ) N CPC.
1.1 V.M . O o b o n u , FI.A . S o io s , o p . cit., p. 3 4 , S -a su b lim a t c ă . d in m o m e n t c e p ă rţilo r li se re cu n o a şte p o sib ilita te a
d e a în tre ru p e p ro ce d u ra a d m in istră rii p ro b elo r, c u a tâ t m ai m u lt a c e s t d re p t se im p u n e a f i re c u n o sc u t In stan
ţei d e ju d e c a tă . Pe d e altă p arte, in stan ţa e ste d a to a re s ă îm p ie d ic e în d e p lin ire a a c e lo r a c te d e p ro ce d u ră care
s u n t in u tile $1 c a re d e te rm in ă d o a r te rg iv e rsa rea so lu ţio n ă rii u n e i cau ze.
716 V t / IO N IC A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pro ced u ra Î n f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 370
C O M E N T A R IU
După constatarea valabilităţii consim ţăm ântului în condiţiile arătate la art. 368 NCPC,
instanţa va lua toate m asurile specifice conţinutului cercetării procesului: va rezolva excep
ţiile ce se invocă ori pe care le poate ridica din oficiu; va exam ina cererile de intervenţie
form ulate de părţi sau d e terţe persoane, în condiţiile legii; va exam ina fiecare pretenţie
şi apărare în parte, pe baza cererii de chem are în judecată, a întâm pinării, a răspunsului
la întâm pinare şi a explicaţiilor părţilor, dacă este cazul; va constata care dintre pretenţii
sunt recunoscute şi care sunt contestate; la cerere, va dispune, în condiţiile legii, măsuri
asigurătorii, m ăsuri pentru asigurarea dovezilor ori pentru constatarea unei situaţii de
fapt, în cazul în care aceste m ăsuri nu au fost luate, în to t sau în parte, potrivit art. 203
NCPC; va lua act de renunţarea reclam antului, de achiesarea pârâtului sau d e tranzacţia
părţilor; va încuviinţa probele solicitate de părţi, pe care le găseşte concludente, precum
şi pe cele pe care, din oficiu, le c o n sid e ri necesare pentru judecarea procesului, urmând
a le adm inistra în condiţiile legii; va decide în legătură cu o rice alte cereri care se pot for
m ula la prim ul term en de judecată la care părţile sunt legal citate; va dispune ca părţile să
prezinte dovada efectuării verificărilor în registrele de evidenţă ori publicitate prevăzute
de noul Cod civil sau d e legi speciale; va îndeplini orice alt act de procedura necesar solu
ţionării cauzei, inclusiv verificări în registrele prevăzute de legi speciale.
în m od evident, o parte a acestor m asuri nu su n t integrate etapei de adm inistrare a
probelor, ch iar dacă anum ite intervenţii pot fi făcute pe durata desfăşurării sale. Astfel:
excepţiile absolute po t fi invocate oricând în cursul procesului, până la închiderea dez
baterilor pe fond; terţii po t interveni în proces în anum ite situaţii ch iar dacă s-a trecut la
adm inistrarea probelor; părţile po t încheia tranzacţii sau face acte de dispoziţie proce
suală, de asem enea, independent d e m om entul procesual etc.
Este surprinzătoare soluţia legiuitorului d e a condiţiona rezolvarea acestor problem e
de convenţia părţilor prin care optează pentru adm inistrarea probelor prin avocaţi,
deoarece aceste chestiuni nu interferează, cel puţin nu la prim ul nivel, cu atât m ai m ult
cu cât la acest m om ent, probele nu vo r fi fost încă încuviinţate.
Mai m ult. adm inistrarea probelor prin avocaţi este ea în săşi o procedură incidentală,
care se poate desfăşura paralel cu m ulte altele de acelaşi fel, în m od independent. în
m ăsura în care o anum ită m ăsură procesuală nu im plică adm inistrarea probelor, desfă
şurarea ei a rtre b u i sa răm ână independentă, atât în ce priveşte condiţiile d e procedibili-
tate, cât şi im plicaţiile pe care le poate induce în planul drepturilor procesuale.
V t * O M C A D Ă N Â t iĂ 717
A rt. 371 Ca rtea ii. P ro ced ura c o n t e n c io a s ă
în să legiuitorul nu optează pentru soluţia independenţei procedurii şi, cel puţin prin
prism a realizării acestei conexiuni, recurgerea părţilor la această opţiune procesuală
pare o m ăsură de clem enţă pentru acestea, de natură să le im pună consecinţe riscante.
D incolo de faptul că reprezintă pentru părţi o opţiune, ni se pare neoportun ca o
eventuală convenţie a părţilor asupra adm inistrării probelor prin avocaţi să proiecteze
asupra acestora pericolul d e a pierde unele drepturi procesuale pe care, în condiţii o b iş
nuite de desfăşurare a procesului, şi le conservă c h ia rîn lipsă.
De exem plu, în condiţiile alin. (4) al art. 370, partea care lipseşte nejustificat la ter
m en u l de încuviinţare a p ro b e lo r va f i decăzută din dreptul de a m a i propune ş i adm i
nistra orice probă, cu excepţia celei cu înscrisuri, d a r va p u tea participa la adm inistrarea
p ro b e lo r d e către cealaltă p a rte ş i va p u tea com bate aceste p rob e. D incolo de faptul că
încuviinţarea probelor şi adm inistrarea lor intră în com ponenţa unor drepturi procesuale
cu conţinut diferit şi au în m od obligatoriu o anum ită succesiune în planul procesului,
observăm câ, în cursul o b işn u it al instanţei, partea nu suferă o asem enea sancţiune, rf,
dim potrivă, instanţa va lua în discuţie cererile şi apărările părţii care lipseşte [art. 223
alin. (2), art. 224 NCPC).
C O M E N T A R IU
După ce părţile convin asupra adm inistrării probelor prin avocaţi, iar instanţa verifică
valabilitatea şi adm isibilitatea unei asem enea convenţii, dar, credem , m ai ales după pre
zentarea program ului de adm inistrare a probelor, instanţa va stabili un term en de până
la 6 luni, ţinând seam a de volum ul şi com plexitatea acestora.
Term enul astfel stabilit are caracter obligatoriu pentru părţi şi nu poate fi prelungit
decât în condiţiile alin. (2), pentru m otive obiective şi pentru durate determ inabile strict
în raport cu acestea.
N erespectarea term enului nu poate atrage decăderea părţilor din dreptul de a fi
beneficiat de această procedură decât într-o m ăsură implicită.* nerespectarea culpabilă
718 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pro ced u ra Î n f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 372
a program ului de adm inistrare a p robei duce ld decăderea părţii din dreptul de a cere
adm inistrarea probei respective în condiţiile articolului urm ător, im plicit la pierderea ori
cărui beneficiu determ inat d e opţiunea părţii pentru această procedură.
C O M E N T A R IU
V t * O M C A D Ă N Â t iĂ 7 19
A rt. 373 Ca rtea ii. P ro ced ura c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
720 V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pro ced u ra Î n f a ţ a p r i m e i in s t a n ţ c A rt. 374
cheltuieli noi d e adm inistrare, sunt necesare probe noi sau o procedură n o u l referitoare
la o probă - o confruntare, o contestaţie asupra veridicităţii unui înscris), se poate cere
revenirea sau renunţarea asupra unora dintre probe şi o rice alte chestiuni legate de
această etapă, aşa cum se pot ivi orice incidente referitoare la proces şi care nu pot
fi total separabile de acesta {se form ulează excepţii procesuale de ordine publică, se
solicită o intervenţie voluntară sau forţată, se propune recuzarea instanţei etc.), iar cele
enum erate alcătuiesc doar câteva din incidentele care, punând părţile în contradicţie,
necesită intervenţia şi pronunţarea unei hotărâri din partea instanţei.
în m od cu totul surprinzător, pentru această gam ă de incidente, care nu poate fi aco
perită printr-o enum erare exhaustivă, legiuitorul a adoptat două reglem entări chiar sub
denum iri m arginale sensibil asem ănătoare, fără o necesitate justificată.
Astfel, dacă art. 373 îşi propune acoperirea o rică ru i incid en t intervenit în cu rsu l adm i
nistrării p ro b elo r (una dintre părţi form ulează o cerere, invocă o excepţie, inadm isibilita-
tea vreunei probe sau orice alt incident privind adm inistrarea probelor) şi reglem entează
procedura sa de soluţionare, art. 382 N CPC se referă la o categorie s p e c ific i a inciden
telo r de adm inistrare în ce priveşte proba testim onială sau în ipoteza în care se iveşte
necesitatea încuviinţării unei probe noi, neprevăzute.
Dincolo d e faptul că în acest caz este vorba despre un exces de reglem entare, salutăm
totuşi consecvenţa celor două reglem entări care, în faţa instanţei, vo r fi soluţionate după
o p ro c e d u ri un ică .
Su b asp ect procedural, orice inciden t (cerere sau excepţie) va fi sesiza t în scris instan
ţei de judecată care va dispune, Tn fiecare caz, citarea p â rţilo r (nu se poate prezuma
term enul în cunoştinţă de la un incident la altul care îi succede), evident întotdeauna la
dom iciliile alese la avocaţii lor, alegere im pusă în acest scop de art. 368 alin. (3).
Participarea la şedinţe, în special a avocaţilor, este obligatorie, potrivit art. 369 NCPC.
Şedinţele de judecată se desfăşoară în cam era de consiliu, deoarece reprezintă o
procedură sp ecială care, potrivit legii, derogă de la reglem entarea generală cuprinsa în
art. 240 NCPC. în acest sens, potrivit art. XII alin. (2) din le g e a nr. 2/2013, „în procesele
pornite începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data d e 31
decem brie 2015, cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului se desfăşoară
în şedinţă publică, dacă legea nu prevede altfel" {altfel decât în norm a generală a cărei
aplicare este am ânată până la 1 ianuarie 2 0 1 6 - n .n .) .
incidentele se soluţionează în 15 zile d e la sesizare, prin încheiere m otivată, prem er
gătoare, atacabilă num ai adată cu fondul.
Desigur, term enul de 15 zile are caracter de recom andare, având în vedere că tre
buie asigurată în prim ul rând participarea părţilor la proces (deci, efectivitatea citării
acestora), dreptul lor la apărare, iar uneori cercetările instanţei im pun adm inistrarea de
probe lăm uritoare pentru incidentul adus în dezbatere.
C O M E N T A R IU
Dacă în ceea ce priveşte înscrisurile deţinute de părţi su n t pe deplin incidente dispo
ziţiile art. 372 alin. (3) N CPC, intervenţia instanţei poate fi solicitată d e părţi atunci când
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 7 2 1
A rt. 375-376 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
Datorită com plexităţii pe care o prezintă, dar m ai ales datorită im portanţei consecin
ţelor pe care le produc în plan procesual, anum ite proceduri determ inate d e adm inistra
rea probelor sunt date în com petenţa exclusivă a instanţei.
Sesizată instanţei ca incident, în condiţiile art. 373 NCPC, procedura verificării înscri
su rilo r va fi solicitată num ai instanţei.
în acest sens, citând părţile în condiţiile art. 373 NCPC, instanţa va proceda potrivit
dispoziţiilor art. 301-308 NCPC.
C O M E N T A R IU
în privinţa m artorilor, specific acestei proceduri d e adm inistrare a probei este că:
a) m a rtorii vo r f i ascultaţi în ordinea ş i num ărul stabilite pentru fiecare dintre părţi în
program ul de adm inistrare a probelor, aşa cum a fost încuviinţat de către instanţă;
b) depoziţia m artorului va fi făcută în fa ţa a vo ca ţilo r părţilor, care ascultă m artorii,
putând adresa acestora întrebările considerate necesare şi utile pentru o com pletă şi
corectă audiere.
722 V t / IO N IC A D Â N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 377
C O M E N T A R IU
Avocaţii vo r solicita m artorilor: să indice num ele, profesia, dom iciliul, vârsta; să m en
ţioneze dacă sunt rude sau afini cu vreuna dintre părţi şi în ce grad; să precizeze dacă se
află sau nu în serviciul vreu nei părţi; să specifice dacă sunt în judecată. în duşm ănie sau
în legături de interes cu vreuna dintre părţi. După m enţionarea acestor elem ente, pre
cum şi a oricăror altora, dintre care unele au fo st incluse în com entariile articolului ante
rior, se va trece la audierea fie c ă ru i m artor, în mod separat unul de celălalt.
D eclaraţia fiecărui m artor se va consem na separat, ca declaraţie de martor, de către
o persoană convenită d e părţi, şi se va sem na, pe fiecare pagină şi la sfârşitul ei, de către
avocaţii părţilor, de către cel care a consem nat-o şi de către m a rto r după ce acesta a luat
cunoştinţă d e cuprinsul consem nării.
Ştersăturile, adăugirile, schim bările efectuate în cuprinsul declaraţiei treb uie însoţite
de sem nătura aceloraşi persoane, su b sancţiunea neluării lor în seam ă.
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 723
A rt. 378-379 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
în condiţiile în care părţile convin asupra persoanei care consem nează m ărturia,
aceasta poate fi un notar, care va fi desem nat şi în scopul autentificării declaraţiei.
în acest caz însă, valoarea p robei se m enţine ca declaraţie de m artor, şi nu transferă
depoziţiei valoarea probatorie a înscrisului autentic.
Intră însă su b valoarea probatorie a actului autentic încheierea de autentificare, care
eviden t este distinctă d e declaraţie şi care consem nează toate aspectele constatate
personal sau verificate d e notar. Din acest punct de vedere, sunt acoperite prin autenti
citate, de exem plu, consem narea verificării identităţii m artorului, faptul că acesta
a sem nat personal declaraţia fără obiecţiuni în faţa notarului, dar nu este influenţată
valoarea d e adevăr a faptelor relatate d e m artor ori sinceritatea acestuia.
C O M E N T A R IU
724 V t / IO N IC A D Ă N Ă IL Ă
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 380-381
părţi trebuie să aibă calitatea de expert/ ju d icia ri, obţinută în condiţiile O.G. nr. 2/2000
privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară.
Considerăm că, atunci când se im pune efectuarea unei expertize de către un labora
to r sau un institut de specialitate ori când în dom enii strict specializate nu există experţi
autorizaţi, din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi, atât solicitarea adresată insti
tuţiei im plicate, cât şi însărcinarea cu efectuarea expertizei dată anum itor specialişti sau
personalităţi care activează în dom eniul respectiv se va face pr/n interm ediul instanţei.
tn calitate de expert ju d icia r desem nat pentru efectuarea expertizei, persoana în
cau 2ă are toate obligaţiile ş i drepturile pe care legea i le recunoaşte în cadrul efectuării
unei expertize judiciare.
în mod special, acesta are o bligaţia com unicârii rap ortu lui de expertiză avocaţilor
părţilor cu cel puţin 30 d e zile înainte de term enul fixat de instanţă potrivit art. 371, însă
nim ic nu îm piedică efectuarea expertizei în condiţiile art. 334 NCPC, adică prin asculta
rea directă a expertului, dacă specificul lucrării solicitate perm ite acest lucru. Expertul
trebuie, de asem enea, să dea explicaţiile solicitate avocaţilor şi părţilor.
După efectuarea expertizei, orice incident im pus de lăm uriri, com pletări sau de efec
tu area unei n o i expertize va fi sesizat Instanţei, potrivit art. 373 NCPC.
C O M E N T A R IU
Este necesar ca cercetarea la fa ţa lo cului să fie efectuată de către instanţă nem ijlocit,
tocm ai datorită specificului pe care proba îl im pune, o observare directă şi im ediată a
subiectului probei în legătură cu realitatea de la faţa locului, fn aceste condiţii, efectua
rea cercetării d e către avocaţi nu ar m ai avea funcţia şi scopul pe care le-a urm ărit legiu
itorul atunci când a reglem entat acest m ijloc de probă.
Desigur, în condiţiile în care proba se adm inistrează de către instanţă, dispoziţiile
art. 345-347 NCPC sunt aplicabile.
Chiar dacă procedura se desfăşoară cu citarea p ă rţilo r ş i participarea o bligatorie a
avocaţilo r (răm ân pe deplin incidente aspectele particulare acestei subsecţiuni deoa
rece. ch iar realizată de către instanţă, proba face parte integrantă din acordul de adm i
nistrare a probelor prin avocaţi}, m odalitatea în care se efectuează, precum şi observaţi
ile participanţilor vo r fi inserate într-un proces-verbal, instanţa având obligaţia remiterii
actului astfel întocm it avocaţilor părţilor, în cel m ult 5 zile de la efectuarea cercetării.
Subliniem că, deşi adm inistrarea probelor prin avocaţi nu exclude posibilitatea adm i
nistrării oricăror probe prevăzute de lege, considerăm că legiuitorul nu a exclus, ci a scă
pat din vedere adm inistrarea a lto r m ijloace m ateriale de proba, în le g ă tu ri cu care apre
ciem a fi aplicabile, de asem enea, aceste dispoziţii.
V e * O N ! C A D Ă N Â t iĂ 725
A rt. 382 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
Ream intim că, în fapt, această dispoziţie nu face decât o alocare specială a dispoziţii
lor art. 373 NCPC, atât în ceea ce priveşte dom eniul reglem entării, cât şi în privinţa carac
teristicilo r procesuale ale instituţiei.
Vom sublinia doar câ, în cursul adm inistrării unei probe, datorită aspectelor care se
ivesc pe parcursul evoluţiei procesului, poate apărea necesară fie recurgerea la o tehnica
suplim entară de stabilire a veridicităţii probei, f ie la adm inistrarea u n o r p rob e noi, a
căror necesitate nu putea fi iniţial prevăzută de părţi.
în principiu, trim iterea pe care art. 382 alin. (2) o face la art. 237 alin. (2) pct. 7 NCPC
este destul de im precisă, având în vedere situaţia-prem isă a reglem entării. Necesitatea
încu viin ţării p ro b e lo r n o i este o instituţie des întâlnită, însă ea nu este în special regle
m entată prin norm a la care textul de faţă face directă trim itere. De asem enea, acelaşi
text se referă la dispunerea ş i adm inistrarea d in oficiu a probelor, ceea ce nu este com
patibil cu o cerere a părţii în acest sens {iniţiativa instanţei trebuie să fie în această
situaţie independentă, o r la sesizarea părţii de încuviinţare a unei probe nu putem vorbi
d e iniţiativa autonom ă a instanţei în legătură cu proba, ch iar dacă aceasta deliberează în
legătura cu orice sesizare).
M ai m ult, în procedura adm inistrării probelor prin avocaţi, deşi instanţa nu pierde
rolul său activ în aflarea adevărului şi nici pe acela d e garant al legalităţii întregului pro
ce s indiferent de opţiunea părţilor pentru acest gen de adm inistrare a probelor, chiar
dacă va propune probe din oficiu, adm inistrarea lor răm âne plasată sub procedura con
sim ţită de părţi. D e aceea, atât probele su p lim en tarîn cu viin ţate, cât şi cele ordonate din
oficiu nu fac decât să im pună o reconfigurare a program ului (prin învoiala părţilor sau
726 V IX O W C A D Â N Ă IL Ă
T i t l u l L p r o c e d u r a Î n f a t a p r i m e i i n s t a n ţ c A rt. 383-384
prin intervenţia instanţei), dar nu revocă această proced u ră şi nu reactivează adm inistra
rea probelor în faţa instanţei.
A ri. 3HÎI. C o n clu ziile scrise. (1) Dupâ adm inistrarea tuturor probelor încu
viinţate de instanţă reclam an tu l prin avocatul său, va redacta concluziile scrise
privind susţinerea pretenţiilor sale, pe care Ie va trim ite, prin scrisoare recom an
dată cu confirm are de prim ire, sau le v a înm âna în m od direct, sub luare de sem
nătură, celorlalte părţi din proces şi, când este cazul, M inisterului Public.
(2) D upă prim irea concluziilor scrise ale reclam antului fiecare parte, prin avo
catul său, va redacta propriile concluzii scrise, pe care le v a com unica, potrivit
alin. (1), reclam antului, celorlalte părţi, precum şi, când este cazul, M inisterului
Public.
C O M E N T A R IU
în tru câ t com unicarea co n clu ziilo r scrise redactate de către avocatul reclam antului
către pârât în condiţiile art. 3S3 NCPC este făcută exclusiv în interesul adversarilor săi
procesuali, aceştia pot renunţa la beneficiul com unicării lor şi al succesiunii propriilor
concluzii. Com unicarea este însă obligatorie în privinţa M inisterului Public.
De asem enea, dacă m ai m ulte părţi având aceeaşi poziţie procesuală sunt reprezen
tate de către acelaşi avocat, avocat ui va redacta pentru toate părţile reprezentate a ce
leaşi concluzii, respectiv va face o singură com unicare dacă toţi adversarii procesuali au
un avocat com un.
La rândul lor, celelalte părţi, beneficiind de această procedură, au obligaţia redactării
p ro p riilo r lo r concluzii.
Concom itenţa im pusa prin acest articol este o aplicaţie a m odului în care instanţa
dă cuvântul în dezbateri părţilor asupra cererii, dar particularitatea derivată din cerinţa
com unicării îşi găseşte justificarea în lipsa caracterului nem ijlocirii, care este inerent în
procedura în faţa instanţei.
Aceste concluzii nu m ai pun în discuţie incidente dintre cele reglem entate în a r t 373
şi, respectiv, art. 382 NCPC, ci reprezintă punctul de vedere al părţilor asupra pretenţiilor
individuale, adică reprezintă veritabile con cluzii scrise pe fo n d u l litigiului, al căror conţi
nu t şi fund am en t se vo r baza pe propriul realism al părţii în rezultatul derivat din inter
pretarea pe care o dă probelor adm inistrate.
A r i . tt8 4 . A lcătu irea dosaru lui. (1) A vocaţii părţilor vor alcătui pentru fiecare
parte câte un dosar şi unul pentru instanţă, în care vor depune câte u n exem plar
al tuturor înscrisurilor prin care, potrivit legii, se constată adm inistrarea fiecărei
probe.
(2) Dosarele prevăzute la alin. (1) vor fi num erotate, şnuruite şi vor purta sem
nătura avocaţilor părţilor pe fiecare pagină.
C O M E N T A R IU
Uiterior tu tu ro r dem ersurilor privind adm inistrarea probelor, avocaţii părţilor vor
alcătui dosare care vo r reprezenta cât mai fidel $\ într-o m anieră exhaustivă to t parcursul
adm inistrării probelor la care au participat în această calitate.
C O M E N T A R IU
Dosarul întocm it în condiţiile art. 384 N CPC va fi consem nat la dosarul instanţei cel
m ai târziu la expirarea term enului stabilit potrivit art. 371. Deşi legiuitorul foloseşte
sintagm a „avocaţii părţilor vo r prezenta dosarul îm preuna", credem că aceasta are în
vedere condiţiile procedurale de constituire a dosarului pentru instanţă, astfel ca trebuie
acceptat şi că fiecare avocat ar putea avea iniţiativa depunerii dosarului la m om entul
finalizării sale.
încă din m om entul stabilirii term enului d e adm inistrare a probelor în condiţiile
art. 371 N CPC şl după aprobarea program ului d e adm inistrare a probelor, instanţa va
acorda un term en care, în condiţiile legii, n u p o a te f i m a i m are d e 6 luni. La acest term en
avocaţii părţilor, care au o obligaţie de prezentare la fiecare dintre term enele stabilite,
trebuie să depună dosarul constituit în procedura adm inistrării probelor în condiţiile
acestei secţiuni.
N erespectarea obligaţiei de întocm ire (constatată la expirarea term enului prevăzut
d e art. 371) şi de depunere a dosarului im plică sa n cţiu n i de ordin con travenţional în
condiţiile art. 187 NCPC, precum şi posibilitatea suportării oricărei d esp ăgubiri pentru
prejudiciile determ inate de am ânarea procesului din culpa părţii, iar, în final, instanţa va
putea păşi la judecată, luând în considerare d o a r actele astfel consem nate p ro ven in d de
la o sin gura p a rte litigantă.
La term enul stabilit în condiţiile art. 371 instanţa va lua act d e depunerea dosarului,
procedând în condiţiile articolului următor.
728 V IX O W C A D Â N Ă ILĂ
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 386-387
A r t . 3 8 0 * Ju d ecarea cauzei. (1) Prim ind dosarul, instanţa va fixa term enul
de judecată, dat în cunoştinţă părţilor, care nu va putea fi m ai lung de 15 zile de
la data prim irii dosarului.
(2) La acest term en, instanţa va putea hotărî, pentru m otive tem einice şi după
ascultarea părţilor, să se adm inistreze n oi probe sau să se adm inistreze nem ijlocit
în faţa sa unele dintre probele adm inistrate de avocaţi.
(3) în acest scop, instanţa va stabili term ene scurte, în continuare, date în
cunoştinţă părţilor. Pentru prezentarea în faţa instanţei m artorii v o r fi citaţi, de
asem enea, în term en s c u rt cauzele fiind considerate urgente. D ispoziţiile art. 159
şi ale art. 313 alin. (2) sunt aplicabile.
(4) D acă, la term enul prevăzut la alin. (1), instanţa socoteşte că n u este nece
sară adm inistrarea de noi probe sau a unora dintre cele adm inistrate de avocaţi,
va proceda la ju decarea în fond a procesului, acordând părţilor cuvântul pentru
a pune concluzii prin avocat.
C O M E N T A R IU
Prim ind dosarul la term enul d e judecată stabilit în cauza în vederea depunerii
acestuia la instanţă, com pletul va fixa term enul de judecată, de m a xim u l 15 zile , va da
părţilor term en în cunoştinţă, iar toate actele procedurale vo r fi efectuate în cauză cu
respectarea dispoziţiilor art. 159 şi art. 313 NCPC, cauza fiind considerată urgentă.
Astfel, la term enul stabilit, daca vreuna din părţi, instanţa din oficiu sau procurorul,
în cazul participării sale la proces, nu are de form ulat cereri ori excepţii procesuale sau
orice alte obiecţiuni legate de adm inistrarea probelor prin avocaţi, instanţa va constata
cercetarea ju d ecă to re a scă încheiată şi va acorda părţilor, prin avocaţii lor, cuvântul în
dezbateri, procedând la judecarea litigiului în fond.
Dacă, în schim b, după ascultarea părţilor, acestea sau instanţa, din oficiu, form u
lează excepţii sau m otive tem einice im pun adm inistrarea d e noi probe sau readministra*
rea unora dintre probele adm inistrare, instanţa va proceda la soluţionarea corespunză*
to are a tu tu ro r aspectelor şi, după caz, va adm inistra o ri readm inistro probe, în condiţiile
nem ijlocirii, potrivit norm elor din cod.
Termenele pe care instanţa le va acorda vo r fi scurte, cauzele fiind considerate urgente.
Aceste m ăsuri nu reprezintă o lipsire de eficienţă a adm inistrării probelor prin avo
caţi şi nici un m ijloc de revocare a consim ţăm ântului părţilor referitor la folosirea acestei
proceduri; practic, totul se desfăşoare în continuare. De altfel, instanţa va trece la adm i
nistrarea nem ijlocită a probelor suplim entare sau la readm inistrarea unora dintre cele
adm inistrare prin avocaţi pentru m otive tem einice, ceea ce nu sem nifică faptul că părţile
au acest drept în mod absolut.
Ulterior, instanţa va închid e cercetarea judecătorească, reţin â n d cauza în p ro n u n
ţare, î n condiţiile ultim ului alineat al art. 386.
C O M E N T A R IU
Aceste dispoziţii de trim itere au fost deja considerate şi punctate âcolo unde referi
rea la ele a fost n e ce sa ri.
Textul este dincolo de o rice com entariu, dispoziţiile generale p rivin d adm inistrarea
p ro b e lo r fiind aplicabile şi în cazul în care dovezile sunt adm inistrate de avocaţi, d a c i
legea nu prevede altfel.
C O M E N T A R IU
D ispoziţiile acestei subsecţiuni referitoare la adm inistrarea probelor prin avocaţi sunt
aplicabile şi în cazul în care părţile sunt reprezentate de con silieri ju rid ici.
în acest ca 2 consilierii vo r trebui sâ prezinte o îm puternicire em isă de organul de con
du cere al persoanei reprezentate în proces, din care să rezulte intenţia de a opta pentru
această proced ura d e adm inistrare a probelor.
ţa rea poate fi expresă sau tacită, dar trebuie să fie neechivocă şi să nu pună în discuţie
un interes public im portant111.
Aceste exigenţe se regăsesc în noul cod, art. 244 prevăzând că părţile, prin înţelege
rea lor, pot stabili ca dezbaterile în fond s l aibă loc în cam era de consiliu, acord ce echi
valează cu o renunţare la publicitatea dezbaterilor.
Pentru identitate de raţiune, în acelaşi m od se desfăşoară şi dezbaterile prealabile
discutării fond ului, însă ulterioare term inării cercetării procesului.
Atât în etapa dezbaterilor, c i t şi în cea prelim inară sunt pe deplin aplicabile dispoziţi
ile generole privitoare la ju d eca ta în p rim ă instanţâ (art. 211-236), precum şi toate p rin
cipiile care guvernează procesul civil.
Etapa dezbaterilor reprezintă o continuare firească a procesului, astfel încât, fixându-se
term enul pentru această etapă în condiţiile art. 244, nu este necesară, ca regulă, citarea
părţilor, operând term enul în cunoştinţă prevăzut de art. 229, situaţia descrisă de art. 244
nefiind m enţionată printre cele în care această instituţie nu este aplicabilă.
C O M E N T A R IU
în această succesiune firească a procesului, dezbaterile poartă asupra elem en telor de
fa p t şi de d rep t ce i nte rese a ză ra po rtul ju rid ic ded u s j u d ecăţ ii, a stfel cu m a u fost i nvocate
de către părţi în cererile lor ori au fost puse în dezbaterea părţilor din oficiu, chiar dacă
nu sunt m enţionate în cerere ori în întâm pinare, în virtutea rolului judecătorului în a fla '
rea adevărului, tn conform itate cu art. 22 NCPC.
Dezbaterile sunt oraie, având loc în faţa com pletului de judecată, existând posibilita
tea depunerii şi de note scrise, la închiderea dezb aterilo r ori ch iar după acest m oment,
în condiţiile art. 394 alin. (2) NCPC.
C O M E N T A R IU
în p re a la b il dezbaterii fo n d u lu i dreptului, po t fi puse în discuţia părţilor, la solicitarea
acestora ori din oficiu, cererile, excepţiile procesuale şi apărările care au fo st invocate în
term en ele legale, d a r care, din diferite m otive, nu au fost soluţionate în cursul cercetării
procesului.
O asem enea situaţie este posibilă daca instanţa a o m is să supună dezbaterilor con
tradictorii aceste cereri, excepţii sau apărări ori să se pronunţe asupra lor, nu şi atunci
când instanţa, în acea etapă, în aplicarea art. 248 alin. (4) a unit cu fondul o excepţie pro
cesuală, asupra căreia s e v a pronunţa după închiderea dezbaterilor în fond.
C O M E N T A R IU
Legiuitorul nu exclude posibilitatea ca, după term inarea cercetării, până la dezbate
rile în fond, instanţa să dispună, la cererea părţilor sau din oficiu, com pletarea o ri re fa -
cerea u n o r probe.
Condiţia pentru încuviinţarea adm inistrării unor probe, în conform itate cu art. 391,
este aceea ca necesitatea com pletării sa u refa cerii sa rezulte din dezbateri.
întrucât după term inarea cercetării procesului nu au avut loc alte dezbateri, se poate
deduce că legiuitorul se referă la eventualele susţineri din notele scrise depuse în confor
m itate cu prevederile art. 244, precum şi la dezbaterile contradictorii purtate în tem eiul
art. 3 9 0 .
Nu sunt vizate dezbaterile din cadrul cercetării procesului, deoarece părţile ar fi putut
form ula o solicitare de probe noi până la term inarea cercetării, în condiţiile art. 234 alin. (2)
pct. 2 , fiind posibil şi ca judecătorul să nu declare încheiată cercetarea procesului, punând
în discuţie, din oficiu, necesitatea adm inistrării de noi dovezi. Evident, nu poate fi vorba
nici despre dezbaterile în fond, întrucât din m om entul deschiderii acestora nu este posibilă
form ularea de cereri ori apărări noi.
Aşadar, d a c i părţile solicită probe noi pe care le-ar fi putut adm inistra în etapa cer
cetării procesului (cu atât m ai m ult dacă probele noi solicitate au fost deja respinse în
acea fază), fără $ă fi intervenit elem ente noi, instanţa va resp in g e cererea form ulată în
tem eiul art. 391.
Această etapă fiind ulterioară celei a cercetării procesului. în care se presupune că
au fost adm inistrate toate probatoriile necesare dezlegării în fond a procesului, adm inis
trarea probelor trebuie să aibă un caracter excepţional, urm ând a fi încuviinţată pentru
m otive tem einice, în vederea soluţionării cererilor, excepţiilor sau apărărilor vi 2ate de
art. 390.
Indicarea expresă în art. 391 a m ăsurilor care pot fi adoptate delim itează ipoteza
avută în vedere d e către legiuitor, anum e aceea în care probele au fost propuse în condi
ţiile art. 254 alin. (l)-(2 ) şi deja adm inistrate în faza cercetării procesului.
Referindu-se la „com pletarea" probelor, legiuitorul vizează dovezi suplim entare, iar
prin „refacerea" probelor are în vedere readm inistrarea acestora, pentru m otivele ară
tate anterior, şi nu pentru nerespectarea dispoziţiilor legale la m om entul adm inistrării
dovezii în etapa cercetării procesului, astfel cum ar sugera term enul de „refacere", deoa
rece eventualele neregularităţi a r f i trebuit invocate până la term inarea cercetării, con
form art. 247 alin. (2).
ipoteza din art. 391 este diferită şi d e cea reglem entată în art. 386, chiar dacă, în
esenţă, am bele norm e prevăd posibilitatea com pletării ori a refacerii unor probe în etapa
prealabilă dezbaterilor în fond. Articolul 386 se referă la situaţia de excepţie în care pro
bele au fost adm inistrate prin interm ediul avocaţilor, iar adm inistrarea de probe noi ori
refacerea unei dovezi de către instanţă se poate face pentru m otive tem einice, principiul
nem ijlocirii nefiind un argum ent de neglijat. Or, art. 391 are în vedere situaţia în care
probele au fost adm inistrate de către instanţă însăşi, în cadrul cercetării procesului.
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
în principiu, dezbaterile în fond se derulează la un sin g u r term en d e ju d eca ta , însă, în
cazuri excepţionale, pentru m otive tem einice, se poate acorda term en „în con tinua re",
într-o altă zi, chiar în afara orelor fixate pentru judecarea pricinilor.
Legiuitorul nu defineşte aceste m otive, dar în doctrină s-a arătat că nu trebuie să aibă
un caracter subiectiv, ci obiectiv, decurgând fie din lipsa de tim p pentru finalizarea dez
baterilor, fie din îm prejurări exterioare, precum cutrem ur, lipsa energiei electrice pentru
înregistrarea dezbaterilor sau desfăşurarea lor în condiţii optim e11'.
Posibilitatea d e derulare a d e zb a te rilo rîn fo n d în şedinţe diferite a fost prevăzută şi în
reglem entarea anterioară, prin art. 145 CPC 1865, pentru aceeaşi ipoteză, anum e aceea
în care dezbaterile au fo st începute şi nu pot fi în ch eiate în aceeaşi zi.
Prin reglem entarea actuală, legiuitorul a renunţat la o d isp o ziţie din vech iu l cod -
art. 157 CPC 1 8 6 5 -, ce perm itea acordarea unui a ltte rm e n d e judecată, la cererea uneia
dintre părţi, atunci când pricina nu se putea judeca din lipsă d e tim p (deosebirea între
ipoteza din art. 145 şi art. 157 CPC 1865 consta în stadiul dezbaterilor în fond, în cazul din
urmă m enţionat aceste dezbateri nefiind începute).
A bsenţa din noul cod a unei prevederi sim ilare sem nifică faptul că, în situaţia în care
un anu m it proces nu poate fi ju d e ca t din lipsă d e tim p , instanţa nu poate răspunde soli
citării uneia dintre părţi de am ânare a judecăţii. Procedând ia deschiderea dezbaterilor
în fond şi acordând cuvântul părţilor, instanţa poate constata că dezbaterile începute nu
pot fi finalizate din lipsă de tim p, fixând un term en în continuare, conform art. 393.
Instituţia term enului în cunoştinţă este pe deplin aplicabilă, dezbaterile în continuare
nefiind m enţionate în art. 229 alin. (2) drept o situaţie de excepţie de la aplicarea alin. (1)
al aceluiaşi articol.
C O M E N T A R IU
în mod asem ănător cu dispoziţiile art. 150 C P C 1865, art. 394 N CPC prevede în ch id e
rea d ezbaterilor în fo n d atunci când instanţa se socoteşte lăm urită în privinţa îm prejură
rilo r de fa p t ş i a tem eiurilor de d rep t ale cou 2 ei.
111 /, L e ş , N o u l C o d d e p r o c e d u r ă c i v i l ă , v o i . I, 2 0 1 1 , p . 5 0 2 .
734 A n d r s ia CO N S7A N O A
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 395
Norm a prevede expres că, după acest m om ent, nu este posibilă depunerea la dosarul
cauzei a niciunui înscris, su b sancţiunea de a nu fi luat în seam ă. Chiar dacă, în vechea
reglem entare, nu a existat o asem enea prevedere, în doctrină şi în practica judiciară
această regulă a fost recunoscută în mod constant, ca o garanţie a respectării principiului
contradictorialităţii şi a dreptului la apărare.
Astfel, în condiţiile reglem entării anterioare s-a considerat, spre exem plu, că: cererea
de chem are în judecată nu poate fi m odificată prin concluziile scrise depuse ulterior pri
m ei 2ile d e înfăţişare, după închiderea dezbaterilor şi fără a fi puse în discuţia părţilor111;
nu se m ai poate form ula o cerere de chem are în garanţie după închiderea dezbaterilor
asupra fondului, cu consecinţa casării hotărârii prin care s-a valorificat cererea nelegal
fo rm u la t!121.
Din m odul de form ulare a norm ei din art. 394 rezultă că nu este posibilă, după închi
derea dezbaterilor, nu doar form ularea de cereri noi, însă nici m ăcar depunerea vreunui
înscris, ca mijloc de probă. Tn privinţa concluziilor scrise, art. 394 alin. ( 2 ) prevede expres
posibilitatea depunerii lor la dosar, su b form a unor com pletări la notele întocm ite potri
vit art. 244, de către părţi, fie din proprie iniţiativă, fie la solicitarea instanţei.
O aplicaţie a dispoziţiilor art. 394 se regăseşte în art. 452, potrivit căruia partea care
pretinde cheltuieli de judecată trebuie să depună dovada existenţei şi a întinderii aces
tora cel m ai târziu la data închid erii dezbaterilor asupra fondului cauzei.
C O M E N T A R IU
întregului proces în m odalitatea indicată în art. 395-405, obiect a l delib eră rii reprezen-
tln d u -l toate aspectele asupra cărora instanţa se pronunţă prîn vreuna dintre hotărârile
enum erate în art. 424 NCPC.
Această constatare rezultă dîn art. 234, potrivit cărora dispoziţiile privitoare la deli
berare se aplică în m od corespunzător şi încheierilor, fără a se distinge în privinţa conţi
nutului m ăsurilor adoptate prin încheiere.
Referirea din art. 395 la „închiderea dezbaterilor", deşi în context are în vedere în ch i
derea dezbaterilor în fond, dat fiind c i legiuitorul a urm ărit redarea evoluţiei fireşti a
cursului procesului, nu lim itează aplicabilitatea dispoziţiilor relative )a d eliberare doar
sentinţelor şi deciziilor, după caz, ci se aplică şi încheierilor, urm ând a fi înţeleasă în sen
sul de dezbateri contradictorii purtate asupra chestiunii care constituie obiect al delibe
rării com pletului.
Spre deosebire de art. 256 C P C 1865, în actuala reglem entare nu se mai prevede locul
deliberării, respectiv în cam era de consiliu ori în şedinţă publică, cu toate că, în am bele
reglem entări, s-a prevăzut adoptarea tu tu ro r hotărârilor prin acelaşi mod de deliberare.
Această m enţiune a fost explicată în doctrină, în condiţiile vechiului cod, prin faptul
că în procesele sim ple sau când se rezolvă o excepţie procesuală, deliberarea are loc în
şedinţa de judecată, iar altfel în cam era de consiliu"1.
în actuala reglem entare, însă, nu a r fi posibilă o asem enea distincţie, dat fiind că o
parte im portantă a procesului se desfăşoară în cam era d e consiliu, situaţie ?n care pre
cizarea unui loc al deliberării ar fi superfluă. Locul deliberării este, după caz, cam era de
consiliu sa u şed in ţa publică, în funcţie de stadiu! procesului, de tipul de hotărâre adop
tată şi, nu m ai puţin, d e gradul d e dificultate al cauzei121.
D eliberările au loc în secret, cu im plicarea d o a ra m em brilor com pletului de judecată,
cu precizarea că, în anum ite situaţii, strict prevăzute de lege, la deliberare participă şi
alte persoane decât judecătorii cauzei.
A stfel, în cau ze le privind co nflictele de m uncă şi asigu rări sociale, conform art. 55
alin . (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, la judecata în prim ă instanţă
asisten ţii ju d ic io ri participă la deliberări cu vo t consultativ; de altfel, aceste persoane
intră în constituirea com pletului de judecată. De asem enea, în com pletele de judecată
de la în a lta Curte de Casaţie şi Justiţie, m agistraţii-asistenţi participă la deliberări cu
vot consultativ, conform art. 51 alin. (3) lit. i) din Regulam entul din 21 septem brie 2004
privind organizarea şi funcţionarea adm inistrativă a în altei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
republicat.
Participanţii la deliberare au obligaţia profesională a păstrării secretu lu i deliberărilor
ş i a! votului la care au participat.
2. Prin cip iu l co n tin u ităţii. Alineatul (2) al art. 395, m ai exact prim a parte a acestuia,
este nou introdus faţă de vechiul cod şi reflectă p rin cip iu l continuităţii instanţei, consa
crat d e art. 19 şi dezvoltat în art. 214 N CPC, în sensul că m em brii com pletului de ju d e
cată învestit cu soluţionarea cauzei trebuie să răm ână, ca regulă, aceiaşi pe tot parcursul
judecăţii.
A rticolul 395 vorbeşte despre continuitate în sens restrâns, cu referire doar la faza
dezbaterilor, fără a se referi la toată durata procesului. Această referire nu a r fi fost nece*
1,1 V.M. C lo b a n u , Tratat te o re tic ş i p ractic d e p ro ce d u ră civilă, v o U I , Ed. N aţion al, Bucureşti, 1 9 9 7 , p. 246.
u'C u p rivire la m ă su rile tran zito rii p e n tru p u n e re a în a p lica re a noului C o d d e pro cedura civilă stabilite prin
art. XII din Legea nr. 2 /2 0 1 3 , a se ved ea su p ro , co m e n ta riile d e lâ art. 240,
736 A N O M tA CO N S7A N O A
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa t a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 396
C O M E N T A R IU
în cazul în care com pletul de judecată apreciază că se im pune am ânarea pronu nţa •
rii hotărârii, va stabili un term en în acest sens, care nu poate depăşi 15 zile şi care va fi
anunţat părţilor
A cest term en era de m axim um 7 zile în fosta reglem entare (art. 260 CPC 1968); în
realitate, se ajungea, de m ulte ori, la prelungiri succesive de câte 7 zile, ceea ce dove
deşte ca nu e rs unul realist. Prelungirea duratei acestui term en este, astfel, justificată,
asigurând com pletului de judecată răgazul necesar pentru a reflecta asupra cauzei.
Articolul 396 instituie regula în m ateria a m â n â rii pron u n ţă rii hotărârii, d e ia care
se poate deroga prin n o rm e speciale. Exem ple de asem enea dispoziţii se regăsesc în
m ateria cererii de încuviinţare a executării silite (cel m ult 48 de ore) - art. 665 alin. (2)
NCPC, a cererii de ordonanţă preşedinţială (cei m ult 24 d e o r e ) - a r t . 998 alin. (4) NCPC.
Legiuitorul prevede, derogator de la dispoziţiile art. 402, că, dacă se dispune am âna-
rea pronunţării, preşedintele com pletului poate stabili o altă m odalitate d e pronunţare
ll5 l . C . C . J . , s . d v . ş i d e p r o p r in t ., d e c . n r . 1 4 9 4 / 2 0 0 9 , în 6 . B o r o i , O . S p i n e a n u - M o t e i , o p , c i t , , p . 4 2 $ .
A N D tt t IA C C N S T A N O A 737
A rt. 197 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
A r i , 3 9 7 . So lu ţion area cau zei. (1) instan ţa este obligată să se pronunţe asu
pra tuturor cererilor deduse judecăţii. Ea nu poate acorda m ai m ult sau altceva
decât s-a cerut, dacă legea nu prevede altfel.
(2) D acă cererea are ca obiect pretenţii privitoare la obligaţia de întreţinere,
alocaţia pentru copii, chirie, arendă, plata salariului, rate din preţul vânzării sau
alte sum e datorate periodic, instanţa îl va obliga pe pârât, la cererea reclam antu
lui, după achitarea taxelor de tim bru, potrivit legii, şi la plata sum elor devenite
exigibile după introducerea cererii.
(3) în cazurile în care instanţa poate da term en pentru executarea hotărârii,
ea v a face aceasta prin ch iar hotărârea care dezleagă pricina, arătând şi m otivele
pentru care a acord at term enul. D ebitorul nu va putea cere term en de plată, dacă
debitorului i s-a acordat u n term en rezonabil de plată de către cred itor ori a avut
posibilitatea să execute într-un term en rezonabil, calculat de la data com unică
rii cererii de chem are în judecată, în conform itate cu prevederile art. 1.522 din
Codul civil şi nici dacă la data pronunţării subzistă vreunul dintre m otivele pre
văzute la art. 674 alin. (1).
C O M E N T A R IU
1. O bligaţia instanţei d e so lu ţio n are a tu tu ro r ce re rilo r {o m n ia p e tita ). Articolul
397 alin. (1) reflectă unul dintre principiile fundam entale ale procesului civil, respectiv
p rin cip iu l disponibilităţii, consacrat expressis verbis de art. 9 NCPC. Norm a în discuţie
este form ulată în term eni sim ilari celo r în care este redactat şi art. 22 alin. (6) NCPC,
im punând judecătorului să respecte şi să dea eficienţă dreptului de dispoziţie al părţilor.
Astfel, ju d ecă to ru l are obligaţia sâ s e pronunţe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fa rd a
d ep ă şi lim itele învestirii, în afară de cazurile în care legea o r dispune altfel.
O bligaţia instanţei vizează toate cererile form ulate în proces, cu caracter principal,
accesoriu sau incidental, inclusiv cheltuielile de judecată, în prealabil solicitate. O m isi
unea instanţei de soluţionare a unor capete de cerere constituie o în călcare esenţială a
legii şi atrage nulitatea h o tă râ rii1'.
Nulitatea hotărârii nu constituie singurul rem ediu procesual pentru vătăm area sufe
rită de parte prin nepronunţarea instanţei asupra unei cereri deduse judecăţii. Codul
738 A b lQ R it A C O N S7 A N O A
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 397
prevede şi posibilitatea com pletării hotărârii, prin procedura descrisă de art. 444, pre
cum şî revizuirea întem eiată pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 1.
Pe de altă parte, obligaţia de pronunţare asupra tu tu ro r cererilor presupune ca dis
pozitivul hotărârii judecătoreşti să aibă un conţinut cât m ai com plet, să rezolve în mod
concret cererile părţilor şi să nu fie contradictoriu, astfel încât pe ba 2a lui să se poată
executa hotărârea1’1.
Nu reprezintă, însă, o m isiune de pronunţare (m inus petita) situaţia în care instanţa
a rezolvat toate capetele de cerere, d a r a ad m is num ai în parte pretenţiile şi nici atunci
când unele capete d e cerere accesorii au fost im plicit respinse prin respingerea capete
lor de cerere principale ori când cererile incidentale (de exem plu, o cerere de chem are în
garanţie) au răm as fără o b iect prin m odul de soluţionare a cererii principale.
2. P lu s p e tita şi extra p e tita . Instanţa are obligaţia de a se pronunţa, în lim itele în ves*
tirii, asupra a ceea ce s-a ce ru t. Astfel, instanţa nu poate proceda la com pararea titlurilor
dacă a fost învestită cu o cerere de evacuare”1.
în practică, s-a considerat că recunoaşterea d e către instanţă a unei contribuţii m ajo
rate a reclam antei la dobândirea bunurilor com une m obile în tim pul căsătoriei cu pârâ
tul, deşi reclam anta nu a făcut nicio cerere cu acest obiect la prim a instanţa, echivalează
cu acordarea a m ai m ult decât s*a ceru t131.
Totodată, dacă din probele adm inistrate a reieşit că suprafaţa de teren ocupată abu
ziv de către pârât este m ai m are decât cea indicată în cererea de chem are în judecată,
având ca o b iect revendicare, fără ca reclam antul să fi precizat cererea în sensul revendi
cării şi a diferenţei de teren şi fără sâ fi achitat în mod corespunzător o taxă ju diciară de
tim bru suplim entară, instanţa nu poate obliga pe pârât la altceva decât s-a cerut.
Nu reprezintă, însă, o încălcare a principiului disponibilităţii p ronu nţarea din oficiu
asupra u n o r c e r e ria tu n c i câ n d instanţa este obligata să le soluţioneze ch ia r în lipsa unei
so licită ri a pârţilor; de exem plu, în m aterie de divorţ, în ce priveşte exercitarea autorităţii
părinteşti asupra copiilor m inori ai soţilor, obligaţia de întreţinere a acestora, precum şi
num ele so ţilo r după divorţ [art. 918 alin. (2) şi (3) NCPC].
Articolul 397 alin. (2) prevede explicit şi alte situaţii în care instanţa se poate pro
nunţa asupra unor pretenţii, ch iar dacă acestea nu au fost solicitate prin cererea intro
ductivă, însă reclam antul a m a jo ra t cuantum ul o biectulu i cererii în cu rsu l ju d e că ţii, pre
tinzând anum ite sum e devenite exigibile după introducerea cererii. Această situaţie este
posibilă în cererile vizând prestaţii periodice, al căro r cuantum nu poate fi prevăzut la
m om entul form ulării cererii de chem are în ju d ecată, dat fiind că durata existenţei drep
tu lu i nu poate fi determ inată.
In aceste cazuri, reclam antul are obligaţia să achite taxa ju d icia ră d e tim bru aferentă
sum elor de bani devenite exigibile în cursul judecăţii, în caz contrar pretenţiile urm ând a
fi soluţionate în lim ita tim brării.
3. Term enul de graţie. Articolul 397 alin. (3) reglem entează condiţiile în care instanţa
poate acorda term en de graţie ia cererea debitorului, adică am ânarea sau eşalonarea
executării'41. Ca regulă, este posibilă acordarea unui asem enea term en, dacă legea nu o
interzice expres.
A N O R t lA C C N S T A N O A 739
A rt. 397 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
A rticolul 397 corespunde art. 262 şi art. 263 CPC 1865, prevăzând, în prim ul rând, că
acordarea term enului pentru executarea hotărârii se face p rin ch ia r hotărârea care dez
lea g ă pricina. Astfel, constatând prin hotărârea condam natorie obligaţia debitorului de
a plăti, instanţa îi acordă acestuia, la cerere, prin aceeaşi hotărâre, unul sau mai m ulte
term ene de plată, instanţa trebuie s i arate şi m otivele pentru care a acordat term enul.
Prin „hotărâre ca re dezleagă pricina" se înţelege hotărârea prin care pricina e so lu
ţionată în fo n d , indiferent de etapa procesuală în care este pronunţată, aşadar, inclusiv
în recurs111. în tru cât term enul de graţie nu se poate acorda decât prin hotărârea care dez
leagă fondul dreptului, o asem enea cerere nu poate fi adresată instanţei de executare,
urm ând a fi respinsă ca inadm isibilă01.
Dacă s-a acordat term en d e graţie, executarea nu se poate realiza până la îm plinirea
acelui term en , astfel cum prevede art. 673 NCPC.
Dacă a fost acordat term enul de graţie, debitorul poate fi decă zu t din beneficiul ter
m enului de plată, în cazurile şi condiţiile expres prevăzute d e art. 674.
Debitorul nu este îndreptăţit la acordarea term enului de graţie, dacă subzistă vreuna
dintre urm ătoarele situaţii prevăzute expres de legiuitor fie în art. 397 NCPC, fie prin alte
dispoziţii speciale:
a) dacă d e b ito ru lu i i s-a acordat un term en rezonabil d e plată de către cred ito r ori
a a vu t posibilitatea să execute într-un term en rezonabil, calcula t de la data com unicării
cererii de chem are în ju d eca tă , în conform itate cu p reved erile art. 1522 N CC; acest caz
nu a fost reglem entat în vechiul cod.
Potrivit norm ei din noul Cod civil, ce reglem entează punerea în întârziere a debi
torului, creditorul, odată cu notificarea prin care solicită executarea obligaţiei, trebuie
să acorde debitorului un term en de executare, iar, în lipsă, debitorul poate să execute
obligaţia într-un term en rezonabil, calculat de la data com unicării notificării. De asem e
nea, potrivit alin. (6) al aceluiaşi articol, cererea de chem are în judecată form ulată de
creditor, fără ca an terio r debitorul să fi fost pus în întârziere, conferă debitorului dreptul
de a executa obligaţia într-un term en rezonabil, calculat de la data când cererea i-a fost
com unicată.
Noul Cod civil nu a preluat interdicţia din art. 44 ai fostului Cod com ercial vizând
acordarea term enului de graţie în obligaţiile com erciale, astfel încât dispoziţiile anterior
m enţionate sunt incidente în toate raporturile ju rid ice civile, indiferent dacă su n t im pli
caţi sau nu profesionişti;
b) d acâ la d a ta p ro n u n ţă rii su b zistă vre u n u l din tre m o tivele p revă zu te la art. 674
alin. (1) NCPC, respectiv dacă: debitorul se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor care
îi revin potrivit legii în scopul realizării executării silite; debitorul risipeşte averea sa;
debitorul este în stare d e insolvabilitate îndeo bşte cunoscută sau, dacă prin fapta sa,
săvârşită cu intenţie sau dintr-o culpă gravă, a m icşorat garanţiile date creditorului său
ori nu le-a dat pe cele prom ise sau, după caz, încuviinţate; alţi creditori fac executări
asupra averii lui;
c) dacă obligaţia derivă din plata unei cam bii, a u n u i b ile t la ordin sa u cec, art. 97
din le g e a nr. 58/1934 asupra cam biei şi biletului la ordin şi art. 78 din Legea nr. 59/1934
asupra cecului prevăzând expres că nu sunt adm ise term enele de graţie, legale sau ju d e
cătoreşti.
740 A n d r s ia CO N S7A N O A
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 398
Prin le g i speciale, se poate reglem enta un regim ju rid ic al am ânării executării dero
gator de la cel instituit prin art. 397 alin. (3). Este ca2ul 0 .6 . nr. 22/2002 privind execu
tarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii. Acest
act norm ativ perm ite instituţiei bugetare debitoare care, din m otive tem einice privind
realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, nu îşi poate îndeplini obligaţia d e plată, să soli
cite instanţei judecătoreşti care soluţionează cauza acordarea, în condiţiile legii, a unui
term en de graţie.
C O M E N T A R IU
Rezultatul deliberării rezidă în adoptarea unei hotărâri de natura celei prevăzute de
art. 424 NCPC, prin a co rd u l m e m b rilo r com pletului de judecată, ce i puţin a l m ajorităţii
acestora, evident în com pletele cu un num ăr im par de judecători.
în situaţia în care din deliberare se conturează m a i m u lt de doua opinii, legiuitorul a
prevăzut obligaţia judecătorilor ale căror păreri se apropie m ai m ult să ajungă la o sin •
gura opinie, evident în scopul de a se evita constituirea unui com plet d e divergenţă.
Această situaţie se poate ivi în com pletele cu un num ăr impar, în cazurile în care unul
dintre m em brii com pletului tin d e la adm iterea în totalitate a cererii, iar un altul la adm i
terea în parte, în tim p ce al treilea ju d ecăto r întrevede o soluţie de respingere a cererii,
im punându-se crearea m ajorităţii, în vederea adoptării hotărârii.
Dată fiind limitarea legală a num ărului de opinii, m ajoritatea poate fi întotdeauna reali
zată în cadrul com pletelor cu un num ăr im par de judecători, situaţiile vizate de alineatul
ultim al art. 398 având în vedere doar com pletele form ate din doi judecători, când aceştia
au păreri diam etral opuse asupra aceleiaşi chestiuni. Această situaţie este întrunită şi
atunci când unul dintre m em brii com pletului tinde la adm iterea în totalitate a cererii, iar
un altui la adm iterea în parte, existând divergenţă de opinii pentru o parte din pretenţii.
în aceste din urm ă situaţii, se constituie un co m p let de divergenţă, prin includerea
în com pletul iniţial şi a preşedintelui instanţei sau a vicepreşedintelui, a preşedintelui
de secţie ori a unui judecător desem nat de preşedinte. O asem enea com ponenţă nu a
fost prevăzută în codul an terio r (art. 257 CPC 1865), însă a fost m enţionată în doctrină şi
preluată în Legea nr. 304/2004, cu diferenţa că judecătorul desem nat de preşedinte este
indicat ca fiind judecătorul din planificarea de perm anenţă.
Practic, atunci când preşedintele desem nează pe un alt judecător sâ intre în com ple
tu l de divergenţă, acesta este întotdeauna judecătorul din planificarea de perm anenţă,
astfel cum prevede art. 54 alin. (4) din Legea nr. 304/2004, întrucât preşedintele nu ar
putea desem na pe al treilea judecător din com pletul de divergenţă în alt m od decât cel
arătat în legea privind organizarea judiciară.
A N D t t t IA C C N S T A N O A 741
A rt. 399 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. Term enul d e ju d e care a divergenţei. A rticolul 399 reglem entează p roced ura de
ju d eca tâ în co m p let de divergenţă, atunci când m em brii com pletului învestit cu soluţio
narea cauzei au o p in ii diferite asupra unei anum ite chestiuni sau asupra soluţiei globale.
Divergenţa se ju d e că tn oceeoşi z i sau, dacă nu este posibil, într-un anum it term en,
care, spre deosebire de cel dîn art. 257 CPC 1865, este, în noul cod, de m axim um 2 0 de
2iie, şl nu doar de 5 zile. Term enul se calculează d e ia ivirea divergenţei, respectiv de la
data repunerii cauzei pe rol în vederea soluţionării divergenţei, ch iar daca, după răm â
nerea cauzei în pronunţare, a fost am ânată pronunţarea. Term enul m axim al de 20 d e zile
este unu! rezonabil, avându-se în vedere că părţile trebuie citate pentru ju decarea din
nou a cauzei în com plet de divergenţă.
în pricinile considerate urgente, acest term en este de ce i m u it 7 zile, calculat tot de
la ivirea divergenţei.
2. în ştiin ţa re a p ărţilo r despre d ivergen ţă. Spre deosebire d e reglem entarea ante*
rioară, părerile diferite n u se m a i m otivează înainte de ju d e ca re a divergenţei - procedură
prevăzută pentru instanţele de fond de art. 257 atin. (2) CPC 1865 - , părţile fiind anun
ţate în şedinţă despre obiectul divergenţei.
Renunţarea legiuitorului la m otivarea o piniilor este inspirată, deoarece se evita ante
pronunţarea prin înfăţişarea argum entării soluţiei finale, care nu putea fi decât una din
tre cele două însu şite d e către m em brii com pletului.
Pe de altă parte însă, nu se asigură în niciun fel încunoştinţarea părţilor asupra o biec
tului divergenţei, în condiţiile în care art. 399 prevede că părţile v o r fi anunţate despre
chestiunile în divergenţă abia în şedinţă, adică în cadrul dezbaterilor în com plet de diver
genţă. Este adevărat că nu este vorba despre chestiuni noi, ci despre aspecte care au fost
deja dezbătute, iar părţile doar reiterează susţineri şi argum ente anterior înfăţişate. Păr
ţile nu trebuie însă surprinse în privinţa obiectului oricărei dezbateri purtate în şedinţa
d e judecată, astfel încât s-ar im pune ca, în cuprinsul încheierii de repunere a cauzei pe
rol, sâ se m enţioneze şi obiectul divergenţei.
3. Ju d ecarea divergenţei. D ezbaterile vo r f i reluate asupra chestiunilor ră m ase în
divergenţă, asupra cărora părţile vo r p u n e d in n o u concluzii. Se va proceda în acest mod
742 A n d r s ia CO N S7A N O A
T it l u l l. pr o ced u r a Î n f a t a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 400
indiferent de obiectul divergenţei, în sensul d a c i aceasta poartă asupra anum itor îm pre
jurări, cereri, excepţii ori asupra soluţiei în ansam blu.
Dacă nu se dispune reluarea dezbaterilor în şedinţă de judecată, în prezenţa părţilor,
hotărârea pronunţată în com plet de divergenţă cu încălcarea prevederilor art. 399 este
nulă, fiind d e neconceput ca un ju d ecăto r să poată hotărî într-o cauză la a cărei dezba
tere nu a participat'11.
în cazurile în care divergenţa vizează anum ite aspecte, se v a dispune repunerea între
g ii cauze p e rol, fără a se proceda la judecarea cererilor în privinţa cărora m em brii com
pletului au căzut d e acord, ch iar dacă dezbaterile vo r fi reluate d o a r în lim itele divergen
ţei. Astfel, nu s-ar putea pronunţa o hotărâre asupra cererii d e chem are în judecată în
unanim itate, iar o alta, în acelaşi dosar, asupra cererii privind acordarea cheltuielilor de
judecată, în com plet d e divergenţă, am bele hotărâri, astfel pronunţate, fiind nule pentru
nerespectarea dispoziţiilor referitoare la judecarea divergenţei^1.
Dacă apreciază că este necesar, instanţa este îndreptăţită să adm inistreze n o i dovezi
şi să ordone orice a lte m âsuri îngăduite de lege [art. 399 alin. (2)], strict în legătură cu
chestiunile care au generat divergenţa de opinii în cadrul com pletului.
Fiind vorba despre un com plet cu un num ăr im p ar de judecători, m em brii com pletu
lui d e divergenţă adoptă hotărârile în m odalitatea prescrisă d e art. 398 alin. (2), având
obligaţia de a nu ajunge la m ai m ult de două păreri, nefiind perm isă dubla divergenţă1".
în mod asem ănător cu art. 257 alin. (4) CPC 1865, art. 399 alin. (4) prevede că, până
la pronunţarea hotărârii, ju d ecâ to rii au d rep tu l de a reveni asupra p ă re rii lo r ca re a p ro
vocat divergenţa. într-adevăr, este esenţial ca soluţia finală să corespundă convingerilor
fiecărui m em bru al com pletului, m ai ales dacă s-au adm inistrat probe noi ori s-au adus
clarificări de către părţi în legătură cu aspectele ce au generat divergenţa.
Reconsiderarea opiniei poate avea ioc ch iar după închiderea dezb aterilo r asupra
chestiunilor răm ase în divergenţă, caz în care hotărârea nu va fi pronunţată în com pune
rea iniţială a com pletului, ch iar dacă s-a ajuns la consens, şi nici nu se va dispune repune
rea cauzei pe rol pentru reluarea dezbaterilor în faţa com pletului iniţial, ci se va pronunţa
o hotărâre d e către com pletul în faţa căruia au avu t loc dezbaterile, respectiv com pletul
de divergenţă141.
Singura situaţie în care soluţionarea cauzei revine com pletului in iţia l este cea descrisă
în alin. (5) al art. 399, şî anum e când divergenţa n u priveşte soluţia care trebuie datâ
întregii cauze. După judecarea chestiunilor care au generat divergenţa, com pletul iniţial
învestit va continua judecarea cauzei.
Il,în ace st se n s, c u referire la art. 2 S 7 C P C 1 8 6 S , a se ve d e a C.A . Cluj, s. c o r n , c o n l. ad m . şi fisc., dec. nr. 80/R/2009,
portal.] u st.ro,
|J,C .A . B u cu re şti, s . a V ll-a civ., m u r . şi a sig . so c., d e c. nr. 1 8 5 2 /R /2 0 1 0 , portal.ju st.ro .
131/, S fe e n e scu , S. Z ilb e rste in , D re p t p ro ce su a l civil, T e o ria g e n e ra lă , Ed, D id a c tic ă şl P e d ag o gică, B u cu re şti, 1977,
p. 506.
141C .A . B u cu re şti, s . a IX-a civ. şl d e propr. Int., dec. nr. 4 1 /R /2 0 0 7 , n ep u b licată.
A N D tt t IA C C N S T A N O A 743
A rt. 401 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
1. M inuta şi d isp o zitivu l ho tărârii. Rezultatul deliberării se consem nează deîndată
în m inută, care va cuprind e soluţia pronunţată. S e rem arcă însuşirea de către legiuitor
a term enului de „m inuta", folosit c o n sta n tin doctrină şi în practică, şi renunţarea (faţă
d e art. 258 CPC 1865) la denum irea d e „d ispozitiv" pentru actul procedural în to cm it în
urma deliberării în form a prescrisă, consem nat în registrul special al instanţei şi cuprin
zând soluţia.
D enum irea de dispozitiv este rezervata exclusiv părţii finale a oricărei hotărâri, con
form art. 425 alin. (1) fit. c) N CPC, care conţine atât soluţia dată asupra tu tu ro r cererilor
form ulate în cauză, dar şi datele de identificare a le părţilor. M inuta trebuie să reflecte,
în să , la fel ca în reglem entarea anterioară, dispozitivul pe scurt al hotărârii.
Eventualele contradicţii în tre m inută ş i dispozitiv se po t rem edia, în principiu, prin
valorificarea m inutei, care, reflectând rezultatul deliberării, reprezintă adevărata hota-
744 A n d r s ia CO N S7A N O A
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa t a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 401
râre. Astfel, se poate recurge la procedura îndreptării erorilor m ateriale din cuprinsul
dispozitivului, de exem plu pentru greşeli de calcul; de asem enea, om isiunea unui pârât
din dispozitiv poate fi com plinită pe aceeaşi cale procesuală, în condiţiile în care rezultă
din m inută că cererea de chem are în judecată a fo st adm isă şi în contradictoriu cu acest
pârât111.
Doar în m ăsura în care nu se poate înlătura în alt fel vătăm area adusă părţii se dis
pune anularea hotărârii, respectiv dacă nu se poate determ ina soluţia reală pronunţată
în cauză, nefiind posibilă exercitarea controlului ju d iciar de legalitate în calea de atac121.
M inuta va cuprind e so lu ţia a su p ra tu tu ro r ce re rilo r form u late în cauză, precum şi
eventuala o p in ie sep a ra tă a ju d e că to rilo r aflaţi în m inoritate, elem ente ce vo r f i pre
luate ca atare în dispozitivul hotărârii. O pinia separată va fi m otivată de către ju d e
cătorul sau asistentul ju d icia r care a răm as în m inoritate la d e lib erare şi redată în con
siderentele hotărârii, alături d e m otivarea so luţiei adop tate în m ajo ritate [a se vedea
art. 4 2 6 alin . (2)]. A ceste prevederi sunt ap licab ile şt în cazul în ch e ie rilo r de şedinţă,
conform art. 234 N C P C
2. San cţiu n i a p lica b ile . Cu toate că art. 401 nu prevede expres, neîntocm irea m inutei
atrage nulitatea hotărârii, întrucât nu se poate cunoaşte soluţia pronunţată d e instanţă.
Pe de altă parte, dacă norm a prevede expres sancţiunea nulităţii hotărârii pentru nesem -
narea d e către judecători, a fo rtio ri lipsa m inutei este supusă aceleiaşi sancţiuni1*1.
fn ceea ce priveşte nesem narea m inutei, nulitatea hotărârii pentru acest m otiv este
expresă, raţiunea acestei sancţiuni fiind aceea de a garanta neschim barea hotărârii pro
nunţate şi de a oferi posibilitatea verificării legalităţii com pletului de judecată1'1. Aceeaşi
sancţiune intervine şi în situaţia sem nării m inutei num ai d e către o parte din m em brii
com pletului, întrucât nu se poate stabili dacă m em brii care nu au sem nat au participat
sau nu la deliberare.
M inuta se va sem na pe fie ca re p a g in ă de către judecători, prevederea expresă în
acest sens reflectând o practică urm ată în mod consecvent d e către instanţe până în pre
zent, chiar în lipsa unei dispoziţii legale în vechea reglem entare, ca o garanţie a integri
tăţii actului procedural.
Dacă se sem nează d o a r o p a rte din m inută, nulitatea hotărârii este totală, şi nu par
ţială, în lim ita sem nării” . Aceeaşi sancţiune operează, în cazul hotărârilor pronunţate de
către înalta Curte de Casaţie şi Ju stiţie, şi pentru nesem na rea m inutei de câ tre m agis-
tratul-asistent, a cărui sem nătură trebuie să se regăsească în m inută, potrivit art. 401
alin. (2).
Este de precizat că, în proiectul noul cod, nu era prevăzută cerinţa sem nării minutei
şi de către m agistratul-asistent, pentru argum entul că în com punerea com pletelor de
judecată d e la fnalta Curte intră doar judecătorii, nu şi m agistraţii-asistenţi, ch iar dacă
aceştia participă la şedinţele de judecată, neputând a se face confuzie între com pune
rea şi constituirea com pletului de judecată, iar votul consultativ nu trebuie să se reflecte
A N O R t lA C C N S T A N O A 745
A rt. 402 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
obligatoriu în m inută1". Form a fin a li a dispoziţiei din art. 402 alin. (2), în sensul că m inuta
se va sem na şi d e c it r e m agistratul-asistent, a fost dată prin le g e a nr. 76/2012 de punere
?rt aplicare a Legii n r 134/2010 privind Codul de procedură c iv ili, legiuitorul considerând
im plicit că m agistratul-asistent fa c e p a rte din com punerea com pletului de ju d e ca tă .
Lip sa unei m enţiuni în m inută cu p rivire la pronunţarea în şedinţă publică nu repre
z in t! m otiv d e nulitate a hotărârii, deoarece această cerinţă form ală treb uie in se ra ţi
în dispozitiv, şi nu în m inută. De altfel, aşa cum s-a considerat în doctrină şi în practica
instanţelor, nici nu s-a r putea m enţiona acest lucru în m inută, care se întocm eşte înainte
de pronunţarea e fe c tiv i în m odalitatea indicată în art. 402. In le g ă tu ri cu m inuta, legiu
itorul a p re v lz u t doar citirea sa în şedinţă p u b lic ă 11.
3. în to cm ire a m in u tei. M odalitatea de întocm ire a m inutei este p re v ă zu ţi d e art. 105
din Regulam entul d e ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în sensul că m inuta
va fi scrisă pe cererea de chem are în ju d ecată, pe cererea d e apel sau d e recurs ori pe
ultim a încheiere; dacă nu există suficient spaţiu sau su n t utilizate form ulare tipizate ori
tehnică d e calcul, m inuta se va scrie pe o foaie separată, num erotată.
De asem enea, m inuta se va consem na într-un registru special, ţin u t la grefa instanţei.
Deoarece, potrivit art. 82 alin. (1) din Regulam ent, înregistrările în registrele şi condicile
existente la fiecare instanţă se ţin, de regulă, în sistem inform atizat, şi condica de şe d in ţl
poate fi ţinută în form at electronic, d u p l cum se arată expres în art. 401 alin. ultim .
NCPC. Transcrierea m inutei, integral sau în extras, în condica şedinţelor de ju d e c a t! pe
su p o rt hârtie se face de preşedintele com pletului ori de un alt judecător, m em bru al
acestuia, iar în sistem inform atizat, d e către grefierul de şedinţă, d u p l cum se arată în
art. 105 din Regulam ent.
C O M E N T A R IU
746 A N O M tA CO H STÂHO A
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 403
C O M E N T A R IU
Hotărârea judecătorească are fo rţa proba ntă a unui înscris outentic, astfel încât data
hotărârii este esenţiala, în caz contrar fiind îm p ied icat efectul prevăzut de art. 435 NCPC.
Data hotărârii este aceea la care m inuta este pronunţată, potrivit legii, şi trebuie să
reiasă cu certitudine din cuprinsul m inutei. Dacă există neconcordanţă între data pro
nunţării indicată în m inută şi cea consem nată în încheierea de am ânare a pronunţării,
'‘ 'C .E .D .O ., H o tă râ re a d in 8 d e c e m b rie 1 9 8 3 în c a u z a P re tto ş i a lţii c. Ita lie i, p arag . 2 7 , w w w .e ch r.co e .in t.
m A s e v e d e a su p ra , co m e n ta riu l d e la a rt. 401.
IMC .A , B u cu re şti, s . a IV*a civ., d e c. nr. 4 6 9 /1 9 9 8 , citata in G. B o ro i, 0 . S p in tc n u -M a te i, op. cit., p. 432.
m C .A . B u cu re şti, s . a IX-a d v . şl d e proor. in t., dec. nr. 4 4 / R / 2 0 0 S , n ep u b licată.
A N O R ttA CCNSTANOA 74 7
A rt. 404 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
iar în m inută sunt ştersături în privinţa datei, hotărârea astfel pronunţată este lo v iţi de
nulitate1^
A r i. 4 0 4 . R en u nţarea la calea de atac în faţa p rim ei instan ţe. (1) Partea pre
zentă la pronunţarea hotărârii poate renunţa, în condiţiile legii, la calea de atac,
făcându-se m enţiune despre aceasta într-un proces-verbal sem nat de preşedinte
şi de grefier.
(2) Renunţarea se poate face şi ulterior pronunţării, chiar şi după declararea
căii de atac, p rin prezentarea părţii înaintea preşedintelui instanţei sau a persoa
nei desem nate de acesta ori, după caz, prin înscris autentic care se v a depune la
grefa instanţei, atât tim p câ t dosarul nu a fo st înaintat la instanţa com petentă,
dispoziţiile alin. (1) aplicându-se în m od corespunzător.
C O M E N T A R IU
1. A ch ie sa re a exp resă la hotărâre. Această norm ă reglem entează unul dintre actele
procesuale de dispoziţie la îndem ân a părţilor, ca reflex al principiului disponibilităţii,
anum e achiesarea părţii care a pierdut procesul la hotărârea pronunţată. A rticolul 404
se preocupă de m anifestarea expresă de voinţă a părţii în acest sens, caracterizată prin
aceea că partea care a p ie rd u t p rocesul (în prim a instanţă sau în apel) renunţa la dreptul
de a exercita calea de a ta c (apelul sau, după caz, recursul) îm potriva hotărârii respective,
ori, dacă a form ulat deja calea de atac, o retrage.
Celelalte categorii de asem enea acte reglem entate de cod sunt desistarea sau re
nunţarea reclam antului (art. 406*410), achiesarea pârâtului la pretenţiile reclam antului
(art. 436*437) şi tranzacţia ju diciară (art. 438-441). Acestea su n t acte de voinţâ ale părţi
lor, cu privire la drepturile subiective (pretenţiile) supuse ju decăţii sau la m ijloacele pro
cesuale prin care se pot recunoaşte sau realiza aceste drepturi.
A rticolul 404 nu se preocupă şi de achiesarea tacită la hotărâre —ce rezultă din faptul
că partea execută de bunăvoie hotărârea, prezum |ndu-se că a renunţat la atacarea hotă
rârii re s p e c tiv e - aceasta fiind reglem entată d e prevederile art. 464 alin. (3).
2. Procedura renunţării la calea d e atac. Renunţarea la calea d e atac poate fi făcută
o ra l în instanţa, im ediat după pronunţarea hotărârii, făcându-se m enţiune despre
aceasta într-un p roces-verbal sem nat d e preşedinte şi d e grefier.
De asem enea, acest act poate fi efectuat ch iar şi după declararea căii de atac, prin
înfăţişarea ulterioară a părţii în faţa preşedintelui instanţei sau a persoanei desem nate
d e acesta, precum şi prin înscris autentic, ce se va depune ia grefa instanţei. Şi în această
situaţie se va încheia un proces-verbal, sem nat de preşedintele instanţei şi de grefier, dis
poziţiile alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.
După cum rezultă în mod expres din art. 404 alin. (2), se poate da curs în acest fel
m anifestării de voinţă a părţii a tâ t tim p c â t dosarul n u a fo s t înaintat la instanţa com pe
tentă, fiind reglem entată ca o renunţare la calea d e atac în faţa prim ei instanţe.
S e ridică întrebarea ce se întâm plă în ipotezele - posibile în virtutea principiului dis
ponibilităţii ce guvernează procesul civil - în care dosarul a fo st deja înain tat la instanţa
com petentă a soluţiona calea de atac ori renunţarea la calea de atac intervine în faţa
acelei instanţe, respectiv dacă este vorba to t despre o achiesare expresă la hotărâre
748 A H D fte tA C O N S7 A N O A
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 404
sau despre o renunţare la judecarea căii de atac, pentru care a r fi aplicabile prevederile
art. 4 0 6 NCPC, cu exigenţele specifice, anum e acordul părţii adverse.
în condiţiile vechiului cod, în absenţa unei norm e de reglem entare a renunţării la
calea de atac în faţa instanţei superioare celei care a pronunţat hotărârea atacată, s-a
considerat constant, în doctrină şi în practica instanţelor, că după introducerea căii de
atac şl p in ă în m om entul încheierii dezb aterilo r înaintea instanţei care o soluţionează,
partea poate oricând să-şi retragă calea de atac declarată, fie în scris sau verbal, în faţa
instanţei care soluţionează calea d e atac, fie prin în scris autentic, fără a mai fi necesar
consim ţăm ântul intim atului, deoarece, prin retragerea căli d e atac, partea a achiesat la
hotărârea prim ei instanţe111.
S-a făcut, aşadar, distincţie între renunţarea la însăşi cererea de chem are în judecată
şi renunţarea la calea de atac declarată, aceasta din urm ă fiind considerată o retragere a
căii de atac (sintagm ă folosită în anum ite prevederi ale codului, precum cele referitoare
la apelul incident şi apelul provocat, m enţinute în noul cod - art. 472 alin. (2) şi art. 473
N CPC). A cest raţionam ent ju rid ic a fost întem eiat pe dispoziţiile art. 267 C P C 1865, refe
ritor la renunţarea la calea de atac.
Spre deosebire de art. 267 C P C 1865, art. 404 N CPC se referă expres d o a r la renunţa
rea la calea de a ta c în fa ţa p rim e i instanţe, astfel în câ t n u p o a te f i aplicat p rin analogie
ţ i pentru renunţarea în fa ţa instanţei iera rhic superioare.
Atare interpretare literală a norm elor m enţionate relevă o abordare ce obligă la coro
borarea cu alte prevederi legale, pentru conturarea regim ului ju rid ic al actului procesual
de dispoziţie al retragerii căii d e atac, cu toate că s-ar fi im pus o form ulare corespunză
to are a prevederilor art. 404, în sensul de a acoperi şi această ipote2ă.
Relevante în acest sens sunt dispoziţiile art. 463 N CPC, potrivit cărora achiesarea la
hotărâre reprezintă atât renunţarea unei părţi la o cale d e atac pe care o putea folosi,
cât şi renunţarea la o cale de atac deja exercitată. Pe acest tem ei, partea care a decla
rat o cale d e atac ce se află deja pe rolul instanţei com petente să o soluţioneze o poate
retrage, fără a fi necesar consim ţăm ântul părţii adverse, deoarece norm a n u im p u n e o
asem enea condiţie121. Dacă achiesarea părţii la hotărâre este condiţionată, sunt aplicabile
dispoziţiile art. 463 alin. (3).
în aplicarea art. 464 alin. (2), retragerea căii de atac se poate face de către parte per
sonal, prin act autentic sau declaraţie verbală în faţa instanţei, fie de către m andatar cu
procură specială. în absenţa unei norm e speciale derogatorii de la dreptul com un, în pri
vinţa hotărârii prin care Instanţa de control ju d icia r ia act de retragerea căii de atac sunt
aplicabile regulile de drept com un, prevăzute de art. 424.
3. Efectele ach ie să rii exprese la hotărâre. Fiind vorba despre un act d e dispoziţie,
achiesarea are caracter irevocabil, ceea ce înseam nă că partea nu mai poate uza de calea
de atac la care a renunţat în m od expres, hotărârea fiind definitivă131. A cest principiu este
inserat explicit în art. 467 alin. {! }, potrivit căruia „Partea care a renunţat expres la apel
cu privire la o hotărâre nu mai are dreptul d e a face apel principal". Nu a fo st form ulată o
restricţie sim ilară în privinţa celorlalte form e d e apel, astfel în cât se consideră că partea
care a renunţat expres ia apel are deschisă calea unui a p e l in cid en t sa u p rovocat, după
cum s-a apreciat constant în doctrină în condiţiile art. 283 CPC 1865.
A N O R t lA C C N S T A N O A 749
A rt. 405-406 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
750 A n d r s ia CO N S7A N O A
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 406
C O M E N T A R IU
1. R aţiu n ea no rm ei. Articolul 406 reglem entează condiţiile în care poate opera
renunţarea reclam antului la ju d eca tă , aceasta reprezentând un alt act procesual de
dispoziţie, alături de renunţarea la d r e p t achiesare şi tranzacţie1’1.
Reclam antul fiind cel care a iniţiat dem ersul judiciar, este firesc să aibă dreptul de
a renunţa la judecată, fără vreo obligaţie de a justifica în vreun fel m anifestarea sa de
voinţă şi fără vreo constrângere d e ordin tem poral în privinţa acesteia.
Norm a conţine toate aspectele dezvoltate în doctrină şi în practica instanţelor în con
textul reglem entării anterioare.
2. C o n d iţiile ren unţării la judecată
2.1. în p rin cip iu , re n u n ţa re a la ju d e c a ta p o a te f i fă c u tă o ricâ n d în cu rsu l ju d e c ă ţii ş i
tre b u ie s ă f ie e x p re să ş i n eech ivo că , neputând fi dedusă din alte susţineri ale părţii, care
pot avea alt în ţeles decât cel al unei renunţări121.
Atunci când reclam antul m ajorează ori reduce, în cursul judecăţii, câtim ea pretenţi
ilor, nu este vorba despre o renunţare la judecată, ci despre o precizare a cererii, im pu-
nându-se calificarea ju rid ică în acest sens, d e către instanţă, a m anifestării de voinţă a
reclam antului (de exem plu, reclam antul adaugă bunuri ori înlătură anum ite bunuri din
com punerea m asei partajabile, în cadrul unei cereri de îm părţeală judiciară).
2.2. C ererea de re n u n ţa re s e fa c e p e rso n a l sa u p rin m a n d a ta r cu p ro c u ra specială.
Cererea făcută personal de către reclam ant se susţine f ie verb a l în şedinţă, f ie p rin cerere
scrisă, tn asem enea cazuri, reclam antul trebuie sâ aibă capacitate procesuală d e exerci
ţiu deplină sau, în cazul celui lipsit de capacitate procesuală de exerciţiu sau cu capaci*
tate procesuală de exerciţiu restrânsă, trebuie respectate condiţiile prevăzute de art. 81
alin. (1) N CPC privind lim itele reprezentării legale a acestor persoane. Astfel, toate actele
procesuale d e dispoziţie, inclusiv renunţarea la judecatâ, nu pot fi efectuate decât în
baza unui m andat sp e cia l ori cu încuviinţarea prealabilă o instanţei (de tutelă şi de fam i
lie) o ri a autorităţii adm inistrative com petente.
în asem enea cazuri, art. 81 alin. ( 2 ) prevede că actele procesuale de dispoziţie făcute
de reprezentanţii m inorilor, ai persoanelor puse sub interdicţie şi ai dispăruţilor nu vor
îm piedica judecarea cauzei, dacâ instanţa apreciază câ e le n u su n t în in teresu l acestor
persoane. Astfel, o eventuală renunţare a m am ei la judecarea cererii în stabilirea pater*
nităţii, ch iar cu încuviinţarea autorităţii tutelare, poate fi considerată d e către instanţă ca
fiind contrară intereselor copilului'”.
De asem enea, daca actul procesual d e dispoziţie urm ează a se face prin reprezentant
convenţional, acesta are nevoie de o procură specială, procura de reprezentare prevă
zută de art. 85 NCPC nefiind suficientă. Dacâ partea este reprezentată ori asistată de
avocat, partea nu trebuie să înfăţişeze o procură specială dacă în contractul de asistenţă
juridică este prevăzut dreptul d e a efectua acte de dispoziţie.
2.3. D a că ren u n ţa rea s-a fă c u t d u p ă co m unicarea ce re rii d e ch em a re în ju d eca tă ,
d a r p â n ă la p rim u l term en la ca re p ă rţile su n t le g a l citate, n u e ste n e ce sa r con sim ţă
m â n tu lu i p â râ tu lu i pentru a se lua act de m anifestarea de voinţă a reclam antului, dar,
la cererea acestuia din urm ă, reclam antul poate fi obligat la cheltuieli de judecată. Per a
A t iO R U A C C N S T A N 0 A 7 5 1
A rt. 406 C a r t e a i i . P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
con trario din art. 406 alin. (3), d a c i renunţarea intervine înainte de com unicarea cererii
d e chem are în judecată, respectiv în etapa regularizării cererii (art. 200 N CPC), o asem e
nea obligaţie nu ar putea fi stabilită în sarcina pârâtului, constatare, de altfel, superfluă,
din m om ent ce pârâtul nici nu are cunoştinţă despre dem ersul reclam antului.
2.4. D a că re n u n ţa re a s-a fă c u t la p rim u l term en la ca re p ă rţile s u n t le g a l cita te sau
u lte rio r a ce stu i m om ent, este n e ce sa r a co rd u l p â râ tu lu i. Soluţia - regăsită şi tn codul
anterior - a fost justificată în doctrină pe considerentul că pârâtul, existând riscul unui
alt proces şf apreciind din actele de procedură efectuate în cauză că reclam antul nu va
câştiga procesul, urm ăreşte obţinerea unei hotărâri cu autoritate de lucru ju d e c a t motiv
pentru care se opune renunţării reclam antului şi cere continuarea ju d e că ţii11'.
în reglem entarea anterioară (art. 246 CPC 1865). m om entul procesual în raport de
care se im punea sau nu consim ţăm ântul pârâtului era acela al intrării în dezbaterea
fondului (care în cep ea odată cu încuviinţarea probelor). Articolul 406 N CPC a preluat
această concepţie, raportându-se la m om entul la care începe, practic, cercetarea proce
sului (cel la care, printre altele, pot fi încuviinţate probele), respectiv prim ul term en la
care părţile sunt legal citate12*.
A rticolul 406 prevede că acordul pârâtului la renunţarea reclam antului la judecata
poate fi expres sau tacit, tra n şln d u -se , în acest fel, disputa din practica instanţelor în
legătură cu m odalitatea d e exprim are a acceptului pârâtului®.
Legiuitorul înfăţişează condiţiile tn care se prezum ă acordul pârâtului, arătând că,
dacă pârâtul nu este prezent la term enul la care reclam antul declară că renunţă la ju d e
cată, instanţa va acorda p â râ tu lu i un term en p â n ă la care sâ îşi exprim e poziţia faţă de
cererea de renunţare. Lipsa unui răspuns până la term enul acordat se consideră ocord
tacit la renunţare.
în procesele de d ivo rţ [art. 923 NCPC), opoziţia pârâtului nu are relevanţă, reclam an
tul putând renunţa la judecată în to t cursul judecăţii, inclusiv în faza recursului, fără vreo
restricţie (spre deosebire de reglem entarea anterioară, tn care era necesar consim ţă
m ântul pârâtului pentru renunţarea în faţa instanţelor de recurs14').
3. Felurile ren unţării. Renunţarea la judecată poate fi totală sau parţială, tn sensul că
poate privi întreaga cerere ori doar anum ite capete de cerere. D ispoziţiile art. 406 sunt
aplicabile şi tn cazul renunţării la cereri accesorii, adiţionale sau incidentale.
A rticolul 406 se referă doar la renunţarea la cererea de chem a re în ju d eca ta , n u şi
la renunţarea la calea de atac exercitata, ce reprezintă o achiesare la hotărâre şi pentru
care nu este necesar consim ţăm ântul părţii adverse1’1.
4. S o lu ţiile instanţei în cazul ren u n ţării. Instanţa ia act de renunţarea la judecata
cererii printr-o hotărâre supusă recursului.
Spre deosebire de reglem entarea anterioară (art. 246 alin. (2) C P C 1865], în care
se prevedea expres felul hotărârii prin care instanţa constata renunţarea la judecată,
respectiv încheiere dată fără drept d e apei, actualul cod se referă generic la o hotărâre
susceptibilă d e recurs, fără m enţionarea felului hotărârii posibil a fi adoptată în diferi
752 A n d r s i a COHSTÂHOA
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c Art. 406
A N D tt t IA C C N S T A N O A 753
Art. 407 Cartea ii. P ro cedu ra c o n t e n c io a s ă
recu rs hotărârile p rin care s-a lu a t a ct de renunţare, pronu nţate în p rim ă instanţă o ri în
apei
în privinţa unei asem enea hotărâri pronunţate în recurs, actualul art. 4 0 6 alin. (6) nu
prevede expres posibilitatea exercitării unui recurs la recurs, derogator d e la prevederile
art. 634 alin. (1) pct. 5, potrivit cărora sunt definitive hotărârile date în recurs, ch iar dacă
prin acestea s-a soluţionat fondul pricinii; ca atare, hotărârea instanţei de recurs prin
care s-a luat act de renunţarea la judecată nu este, la rându-i, susceptibilă d e recurs11'.
Referirea ia situaţia hotărârii pronunţate de o secţie a în altei Curţi nu este suficientă
pentru a se reţine intenţia legiuitorului de a deroga de la regulă în această m aterie, nu
acoperă om isiunea precizării exprese a posibilităţii exercitării unui recurs la recurs. Dero
garea de la caracterul definitiv al hotărârilor date în recurs, prevăzut de art. 634 alin. (1)
pct. 5, a r fi trebuit să fie explicit form ulată, potrivit regulii de interpretare logică în sen
sul că excepţia este de strictă Interpretare şi aplicare. Referirea în discuţie are rostul de a
sublinia caracterul definitiv o i hotârârii pronunţate de o secţie a înaltei C u rţi în alte to iu ri
decâ t în recurs, respectiv în cele care se încadrează în categoria prevăzută de art. 97 pct. 4
NCPC {„alte cereri date prin lege în com petenţa sa"), în m ăsura în care partea are un drept
de dispoziţie asupra cererii date în com petenţa unei secţii a instanţei suprem e.
în ipoteza în care instanţa în faţa căreia a intervenit renunţarea la judecată nu a
lu a t a ct de renunţare, nu se poate considera că partea a suferit o vătăm are prin lipsa
unei dispoziţii exprese asupra renunţării dacă instanţa, soluţionând fondul cauzei,
s-a pronunţat în lim itele cererilor cu care a răm as învestită. Chiar dacă s-a r reţine o
asem enea vătăm are, aceasta a r putea fi înlăturată, în cafea de atac, prin m odificarea
hotărârii, luându-se act de renunţare^'.
C O M E N T A R IU
1. Enunţarea efectelor. Această norm ă nou introdusă în cod reglem entează efectele
renunţării la judecată în cazul coparticipării procesuale active şi pasive, precum şi asu
pra cererilor incidentale, reflectând opiniile constant exprim ate în doctrină şi în practica
instanţelor.
Renunţarea la judecată produce num ai efecte procedurale, drepturile p ă rţilo r răm â
n â n d neatinse, astfel în cât reclam antul va putea introduce o nouă cerere de ch em a re în
ju d eca tâ , pentru valorificarea aceluiaşi drept subiectiv, dacă dreptul de a obţine con
dam narea pârâtului nu s-a prescris>:|. Reclam antul este îndreptăţit să prom oveze o nouă
cerere, fără a i se putea opune autoritatea lucrului judecat a hotărârii prin care s-a luat
act d e renunţarea la judecată141.
1,1Pentru opinia privind necesitatea recursului îm potriva hotărârilor pronunţate în condiţiile art. 406 $i art. 409
NCPC, a se vedea V M . Ciabonu, înalta Curte d e Casaţie şi Justiţie, p. 63*75.
|2|în sensul contrar, anum e d i se im pune trim iterea cauzei spre rejudecare ' î n condiţiile codului a n te rio r-, a
se vedea C.A. Alba lulia, s. civ,, dec. nr, 77/2009, portal.just.ro,
WC .S .K s. civ,, dec. nr. 1036/1994, în B.C. 1994, p. 102.
■‘ ■Trib. Dâmboviţa, s. c iv , dec, nr. 257/2012, portal.just.ro.
754 A N O M tA CO N S7A N O A
T it l u l l Pro ced u ra Î n fa ţa p r im e i in s t a n ţ e Art. 407
Prin renunţare, are loc stingerea p rocesu lu i civil, părţile fiind plasate în poziţia ante
rioară prom ovării acţiunii, ca şi cum nu ar fi exercitat niciodată acţiunea în justiţie'11.
Des ista rea reclam anţilor are ca efect stingerea efectelor pe care le-a produs introduce
rea acelei acţiuni, o eventuală încheiere interlocutorie pronunţată în acel dosar deve
nind caducă, fără ca reclam anţii să se poată prevala de efectele acesteia într-un nou pro
ces (de exem plu, o încheiere de adm itere în principiu într-o cerere de partaj121).
2. C o participarea procesuală
2 .1 . C a zu l co p a rticip ă rii p ro ce su a le active. D eoarece renunţarea la judecata este un
a ct individual, renunţarea la judecata a unuia dintre reclam anţi nu produce niciun efect
faţă de ceilalţi reclam anţi, care do resc să continue judecata1*1.
Articolul 4 0 7 foloseşte noţiunea de opozabilitate tn privinţa renunţării unuia din
tre reclam anţi faţă d e ceilalţi reclam anţi pentru a sublinia independenţa procesuală a
acestor părţi în ceea ce priveşte actul procesual de dispoziţie al renunţării la judecată,
în realitate, legiuitorul a vizat efectele renunţării, de natura celo r m enţionate în cadrul
reglem entării regim ului ju rid ic al coparticipării procesuale din art. 6 0 N CPC - cu referire
generică la orice act de procedură îndeplinit de către unul dintre reclam anţi respectiv
dacă actul profită celorlalţi reclam anţi ori vatăm ă interesele acestora.
Actele procesuale de dispoziţie a le unuia dintre reclam anţi nu produc niciun efect,
indiferent de natura coparticipării procesuale, respectiv voluntară sau forţată, întrucât
nu se face o asem enea distincţie în art. 407. Această norm ă instituie, aşadar, o d ero
gare de la dispoziţiile art. 6 0 NCPC, potrivit cărora, în cazul litisconsorţiului activ necesar,
actele de procedură îndeplinite num ai de către unii dintre reclam anţi profită celorlalţi
reclam anţi. Chiar dacă, în urm a renunţării la judecată, această coparticipare forţată nu
m ai există (părţile poziţionându-se în situaţia în care s-ar fi aflat dacă nu ar fi fo st exer
citată acţiunea în justiţie, după cum s-a arătat anterior), hotărârea pronunţată în fo n d
num ai cu p rivire la reclam anţii care a u a les sa continue ju d eca ta este opozabila recla
m a nţilo r renunţâtori, în să d o a r dacă hotărârea este favorabila.
O aplicaţie a acestei reguli este cea din art. 643 alin. (2) NCC, referitoare la cereri în
m aterie de coproprietate (care po t fi form ulate în prezent şi d e către un singur copro
prietar, fără a fi respinse ca inadm isibile), legiuitorul prevăzând că hotărârile judecătoreşti
pronunţate în folosul com unităţii profită tu tu ro r coproprietarilor, în tim p ce hotărârile
judecătoreşti defavorabile unui coproprietar nu sunt opozabile celorlalţi coproprietari.
2.2. C a zu l co p a rticip ă rii p ro cesu a le p a sive . Renunţarea la judecatâ a reclam antului
faţă de unul din pârâţi n u p rodu ce niciun efect fa ţă de ceila lţi p â râ ţi, după cum rezultă
expres din art. 407 alin. (2) Ju d e c a ta continuând în privinţa pârâţilor faţă de care nu s*a
renunţat14'.
3. Situ aţia cererilo r in cid e n ta le . După cum s-a arătat constant în doctrină şi în juris-
prudenţă, chiar în lipsa unei prevederi exprese în codul anterior, renunţarea redam an*
tu lu i la judecată n u afectează o eventuală cerere de intervenţie principală sa u o cerere
reconvenţională.
în tru câ t cererile accesorii nu au un caracter d e si ne-stătător, urm ează a fi respinse în
cazul renunţării exprese doar la capătul principal de cerere, deoarece renunţarea im plică
A N O R t lA C C N S T A N 0 A 755
Art. 408 Cartea ii. P ro cedu ra c o n t e n c io a s ă
A ri. 4 0 8 . R en u nţarea în prim a instanţă. (1) Reclam antul poate, în tot cursul
procesului, să renunţe la însuşi dreptul pretins, d acă poate dispune de acesta,
fără a fi necesar acordul pârâtului.
(2) In caz de renunţare la dreptul pretins, instanţa pronunţă o hotărâre prin
care v a respinge cererea în fond, dispunând şi asupra cheltuielilor de judecată.
(3) Renunţarea se poate face atât verbal în şedinţă, consem nându-se în încheiere,
cât şi prin înscris autentic.
C O M E N T A R IU
A rticolul 4 0 8 reglem entează condiţiile în care poate opera renunţarea reclam antului
ia în su şi d rep tu l su b iectiv dedus ju d ecă ţii, ca act procesual de dispoziţie, într-o m odali
tate asem ănătoare celei regăsite în art. 247 CPC 1865. Prin această renunţare, reclam an
tul pierde posibilitatea de a se adresa instanţei cu o nouă cerere de chem are în judecată,
prin care să urm ărească valorificarea dreptului subiectiv pretins îm potriva pârâtului 21.
M anifestarea de voinţă în sensul renunţării la drept trebuie să fie expresă ş i neechb
voco. Operaţia de de partaj a re între renunţarea la judecată şi renunţarea ia dreptul subiec
tiv nu este lesnicioasă, dat fiind câ cele două form e ale desistării au trăsături com une, dar
instanţa are obligaţia de a clarifica dacă reclam antul renunţă la judecată sau la dreptul
subiectiv, fiind ne legal ca instanţa să la act, concom itent, de am bele renunţări1’1.
M anifestarea de voinţă în sensul renunţării trebuie sd vizeze în su şi d rep tu l subiectiv
dedus ju d e c ă ţii ş i sa f ie vorba de un d rep t cu p rivire la care s e p o a te d isp u n e. Dacă ren un-
ţa rea nu se referă la în su şi dreptul subiectiv disputat în cauză, instanţa este îndreptăţită
să respingă cererea de a se lua act de renunţare. în practica judiciară s-a considerat, de
exem plu, ca reprezentând o renunţare la drept adm isibila o cerere d e renunţare la drep
turile succesorale form ulată în cadrul procesului având ca obiect dezbatere succesorală
şi partaj10'.
Nu sunt incidente dispoziţiile art. 408 dacă actul d e voinţă al părţii vizează exerciţiul
unui drept procesual^1. în privinţa drepturilor de care nu se poate dispune, este vorba
despre d repturile personale nepatrimoniale^
Cererea de renunţare se poate face p erso n a l sau prin m a nda ta r cu p ro cu ră sp ecia lă.
în cazurile în care este susţinută personal de către reclam ant, se poate face atât verbal
în şedinţă, eonsem nându*se în încheiere, cât şi prin înscris autentic {spre deosebire de
renunţarea la judecată, pentru care legiuitorul im pune doar form a scrisă). Form a renun
ţării la drept prevăzută de art. 4 0 S este aceeaşi cu cea din art. 247 CPC 1865, astfel încât
nu există niciun m otiv pentru a nu se reţine şi în prezent nuanţările făcute în practica
judiciară, unde s-a adm is că sunt opozabile părţilor şi renunţările extrajudiciare, făcute
prin înscris sub sem nâturâ privatâ, recunoscut d e câtre re cla m a n t11.
Reclam antul trebuie să aibă capacitate procesuală de exerciţiu deplină, iar în cazul în
care are capacitate procesuală de exerciţiu restrânsă ori este lipsit de capacitate proce
suală de exerciţiu, trebuie respectate condiţiile prevăzute de art. 81 alin. (1) N CPC pri
vin d lim itele reprezentării legale a acestor persoane. în cazul reprezentării convenţionale
a reclam antului, este necesară o procură specială (sunt valab ile toate com entariile de la
art. 406 legate de m odul de reprezentare legală şi convenţională Tn situaţia renunţării la
judecată).
Renunţarea la drept poate interveni o ricâ n d în cu rsu l procesului. Dacă are loc în
cursul cercetării procesului, renunţarea la drept are valoarea unei îm prejurări care pune
capăt în întregim e procesului, nem aifiind necesară dezbaterea asupra fondului, instanţa
dezînvestindu-se prin sentinţă de soluţionarea cauzei (art. 243).
Renunţarea la drept poate avea loc inclusiv în câ ile extraordinare de atac, după cum
rezultă din art. 409. Vechiul cod se referea expres doar la renunţarea în apel (art. 247
alin. (5) CPC 1865], dar în doctrină şi în practică se adm isese constant că actul de dispozi
ţie era posibil şi în recurs, acest asp ect fiind, aşadar, clarificat prin actuala reglem entare.
Spre deosebire de renunţarea la judecată, consim ţăm ântul pârâtului nu m ai este
necesar, indiferent de m om entul la care intervine renunţarea la drept, deoarece nu mai
există riscul de a fi chem at în judecată pentru valorificarea dreptului subiectiv la care s-a
renunţat1'1.
Dacă renunţarea la drept se face în faţa prim ei instanţe, aceasta va pronunţa o sen
tinţâ prin care va respinge în fond cererea d e chem are în judecată. Dacă pârâtul solicită
cheltuieli d e ju d eca tâ , reclam antul va fi obligat la suportarea acestora. Renunţarea recla
m antul ui la dreptul invocat nu are niciun efect asupra cererii de intervenţie p rin c ip a li ori
a cererii reconvenţionale.
C O M E N T A R IU
Când renunţarea este făcută în instanţa de a p e l sa u în câile extraordinare de atac,
noul cod prevede o soluţie identică celei din art. 247 alin. (5) CPC 1865, respectiv anula
rea hotărârii p rim ei instanţe, în to t sau în parte, în m ă sura renunţării, operaţiune nece
sară pentru a se dispune respingerea în fond a cererii de chem are tn judecată.
A N D tt t IA C C N S T A N O A 757
Art. 411 Cartea ii. P ro cedu ra c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
Art* 411» Su sp end area volun tară. (1) Judecătorul v a suspenda judecata:
1. când am ândouă părţile o cer;
2. când niciuna dintre părţi, legal citate, n u se înfăţişează la strigarea cauzei.
Cu toate acestea, cauza se judecă dacă reclam antul sau pârâtul a cerut în scris
ju decarea în lipsă.
(2) C ererea de judecată în lipsă produce efecte num ai la instanţa în faţa căreia
a fost form ulată.
C O M E N T A R IU
1. C azu ri. Prin acest text su n t consacrate aceleaşi două cazuri de suspendare vo lu n
tară precum cele din reglem entarea anterioară, respectiv datorită unor îm prejurări voite
de părţi, fie exteriorizate prin cererea expresă a am b elo r părţi [art. 411 alin. (1) pct. 1),
fie stabilite din p rezum a rea intenţiei lor de a nu mai continua procesul pe baza neprezen-
tării am belor părţi la un term en d e judecată [art. 411 alin. (1) pct. 1).
li; M. Tabârcâ, Oh. Suta, Codul d e proceduri civilă, com entat şi adnotat cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 641.
C O M E N T A R IU
1. N o ţiun e. Sco p . Suspendarea de d rep t a procesului intervine în m od obligatoriu, în
baza legii, şi im plică aceeaşi oprire a cursului procesului ori de câte ori instanţa constată
apariţia vreuneia dintre îm prejurările prevăzute de te xt şi întrunirea co ndiţiilor im puse
d e această norm ă, în oricare dintre ipotezele sale.
Scopul acestei suspendări este acela de a furniza celor interesaţi posibilitatea de a lua
m ăsurile necesare în vederea continuării procesului, în raport de îm prejurarea incidenţă,
prin introducerea în cauză a m oştenitorilor părţii decedate, num irea şi citarea reprezen
tantului legal, num irea unui alt m andatar, introducerea tn cauză a părţii care a dobândit
C A R M g N N S S R IL Â 761
A rt. 412 Cartea ii. P ro cedu ra c o n t e n c io a s ă
reclam antului, exprim ată în condiţiile legii, s-d substituit pârâtul decedat cu m oştenitorii
acestuia, chem aţi însă în judecată în num e propriu, pe calea cereri! adiţionale. în cazul în
care reclam antul nu-şi m odifică cererea în condiţiile de m ai sus, atunci aceasta urm ează
a fî anulată ca fiind form ulată îm potriva unei persoane lipsite de capacitate procesuală
d e folosinţă, în aplicarea dispoziţiilor art. 176 pct. 1 NCPC.
Hotărârea pronunţată în contradictoriu cu o persoană care a decedat pe parcursul
ju decăţii este lovită de nulitate, fiind susceptibilă de desfiinţare prin exercitarea căilo r de
atac pentru nerespectarea dispoziţiilor im perative referitoare la capacitatea procesuală,
dispoziţii de ordine publică, astfel cum rezultă în mod expres din art. 176 pct. 1 rapor
tat la art. 174 slin . (1) şi (2) NCPC; sancţiunea este incidenţă dacă această îm prejurare a
intervenit până ia închiderea dezbaterilor, potrivit art. 412 alin. (2).
3. Interdicţia ju d e căto re a scă sau punerea su b curatelă a unei părţi. încetarea
fu n cţie i tu to relu i sau a curatoru lui. Suspendarea de drept a ju decăţii intervine şi în
cazul în care se învederează instanţei declanşarea p ro ced u rilo r pentru punerea sub
interdicţie a uneia dintre părţi sau pentru instituirea curatelei, pentru că dacă aceste
m ăsuri de ocrotire a persoanei au fost deja dispuse prin hotărâre definitivă" instanţa va
dispune citarea în cauză a reprezentantului legal al celui pus sub interdicţie (deci, lipsit
d e capacitate d e exerciţiu) sa u a curatorului, ca z în care su n t aplicabile regulile de la
m andat, conform art. 183 alin. (1) NCC.
în cazul interdicţiei judecătoreşti sau al instituirii curatelei, instanţa va verifica
existenţa unei hotărâri judecătoreşti de punere su b interdicţie ori de punere su b curatelă
a uneia dintre părţi [art. 412 alin. (1) pct. 2], verificare ce va fi realizată şi în ipoteza
în care, dupâ încetarea fu n c ţie i tutorelui sa u curatorului [art. 412 alin. (1) p c t 4|, se
fo rm u lea ză cerere de redeschidere a p rocesu lu i în condiţiile art. 415 pct. 2 NCPC, deci
după num irea unui nou tutore sau curator pe care partea interesată îl indică în vederea
reluării judecăţii.
4. D ecesul rep rezentan tului sau a l m an d ataru lu i uneia dintre p ă rţi. Şi în ipoteza
decesului reprezentantului sau al m andatarului uneia dintre părţi operează suspendarea
d e drept, deces su rven it însă cu m a i puţin de 1 5 zile înainte d e ziu a înfăţişării, m ăsura
urm ând a-şi produce efectele până la num irea unui nou reprezentant sau mandatar.
Su n t pe deplin valabile şi în acest caz cele arătate pentru ipoteza d e suspendare de la
art. 412 alin. (1) pct. 1 N CPC cu privire la inserarea inutilă a m enţiunii m om entului lim ită
până la care durează m ăsura suspendării, faţă d e cele prevăzute de art. 415 pct. 2 NCPC
care dispun în ce condiţii se reia judecata.
Textul adaugă faţă de reglem entarea anterioară [art. 243 alin. (1) pct. 3 CPC 1865] şi
Ipoteza decesului reprezentantului p ă rţii (legal, ju d iciar sau statutar - a r t . l 5 1 a i i n . ( 3 ) ,
(4) şi (5) N CPC], persoană fizică sau ju rid ică, ceea ce reprezintă o ipoteză distinctă d e cea
a m andatarului, reprezentant convenţional al părţii.
Dacă reprezentantul sau m andatarul decedează cu m a i m u lt de 15 zile înainte de ziua
înfăţişării, judecata nu se suspendă, ci va continua, legiuitorul prezum ând că în acest
interval partea reprezentată a avut posibilitatea de a-şi desem na un nou m andatar după
încetarea contractului de m andat prin decesul m andatarului anterior; spre deosebire
d e m oartea m andantului care, în plan procesual, nu conduce ia încetarea contractului
1)1Am bele ce re riîn com petenţa instanţei de tutelă: art. 182 alin, (3) NCC pentru instituirea curatelei şi art. 935
NCPC pentru cererea de punere sub interdicţie.
76 2 C A ffM S » N eSftILĂ
T it l u l l. P r o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 412
de m andat, astfel cum prevede în mod expres art. 88 NCPC, prin derogare d e la regulile
generale ale noului Cod civil, decesul m andatarului are efect extinctiv cu privire la rapor
tu l de m andat, astfel cum dispune art. 2030 lit. c) NCC, reguli aplicabile în absenţa unora
speciale, derogatorii, prevăzute în noul Cod de procedură civilă.
Este posibil însă ca partea al cărei m andatar a decedat cu m ai m ult d e 15 zile înainte
de term en să nu fi procedat la desem narea unui nou m andatar, situaţie în care instanţa,
constatând încetarea contractului de m andat, va dispune citarea p ă rţii înseşi pentru care
nu m ai operează prezum ţia term enului în cunoştinţă prin m andatar (dacă era cazul),
conform art. 229 N CPC; prin urm are, suspendarea de drept intervine în condiţiile aces
tei norm e, dacă partea intenţionează să îţi desem neze un nou m andatar, intenţie asupra
căreia instanţa ar trebui să se edifice.
5. D eschiderea pro ced urii inso lvenţei. Articolul 412 alin. (1) pct. 6 N CPC prevede că
intervine suspendarea de drept atunci când are loc deschiderea procedurii insolvenţei,
fărăacircu m stan ţia [precu m în vechiul cod care, tn cuprinsul art. 243 alin. (1) pct. 5, pentru
ipoteza sim ilară, se referea la reclam ant] cu privire la partea care este supusă acestei
proceduri; prin urm are, aplicând principiul u b i lex non distinguit, n e c n o s distinguere
debem us, rezultă că deschiderea procedurii insolvenţei conduce la suspendarea de
drept a procesului atunci când priveşte p e p e reclam ant, f ie pe p â râ t.
Pentru a interveni acest caz d e suspendare de drept este necesar ca deschiderea
procedurii insolvenţei să se fi dispus în tem eiul unei hotărâri ju d ecă to re şti definitive şi
num ai d acâ d eb ito ru l trebuie re p re z e n ta ta procesul în care se iveşte incidentul suspen-
dării; suspendarea de drept durea 2 â până ia num irea adm inistratorului o ri lichidatoru
lu i ju d icia r, lim ită prevăzută ch iar în cuprinsul art. 412 alin. (1) pct. 6; dacă cererea de
deschidere a procedurii insolvenţei a fo st respinsă de instanţa cu com petenţă specială
în m aterie, aceasta nu înseam nă că nu se poate dispune repunerea cauzei pe rol pen
tru m otivul că nu există o hotărâre definitivă de deschidere a procedurii insolvenţei şi
ca atare, nici nu a fo st indicat adm inistratorul ori lichidatorul judiciar; num ai că în acest
caz. cererea de repunere pe rol nu va fi form ulată în tem eiul art. 415 pct. 2, ci în baza
art. 412 pct. 4 NCPC.
Raţiunea acestei suspendări de drept ţin e, în esenţă, de asigurarea condiţiilor pen
tru îndeplinirea procedurii de citare a persoanei ju rid ice fizice sau ju rid ice de drept pri
vat îm potriva căreia s*a declanşat procedura insolvenţei, potrivit form elo r de procedură
prescrise de art. 155 alin. (1) pct. 5 NCPC, norm ă care prevede că cei supuşi procedurii
insolvenţei, precum şi creditorii acestora vo r fi citaţi la dom iciliul sau, după caz, sediul
lor; după deschiderea procedurii, citarea v a p efectuata po trivit le g ii speciale.
Deschiderea procedurii insolvenţei trebuie să aibă un caracter cert, m otiv pentru
care art. 412 alin. (1) pct. 6 NCPC prevede că aceasta trebuie să se fi dispus prin hotărâre
judecătorească definitivă. Potrivit art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006, atribuţia
pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii (şl, după caz, de intrare în falim ent atât
prin procedura generală, cât şi prin procedura sim plificată) revine judecătorului-sindic;
totodată, art. 12 alin. (1) din legea specială prevede că hotărârile judecătorului-sindic
sunt executorii şi pot fi atacate, separat, num ai cu apel, cale de atac ce se soluţionează
potrivit dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 85/2006; în consecinţă, num ai după răm ânerea
definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii (prin neapelare sau prin soluţionarea
apelului), pentru citare şi com unicare se va face aplicarea dispoziţiilor art. 7 din Legea
nr. 85/2006, ca regulă, prin Buletinul procedurilor de insolvenţă, publicaţie editată de
C A R M SN N SG R ILÂ 763
A rt. 412 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
O ficiul Naţional al Registrului Com erţului, dar şl cu observarea celorlalte dispoziţii ale
textului invocat.
So luţia duratei suspendării de drept până la răm ânerea definitivă a hotărârii d e des
chidere a procedurii insolvenţei, iar nu de 1a data pronunţării ei (în considerarea caracte
rului executoriu al hotărârilor judecătorului-sîndic, sens în care dispune art. 12 alin. ( 1 )
din Legea nr. 85/2006] decurge din com pletarea dispoziţiilor legii speciale cu prevederile
noului Cod d e procedură civilă (care pretinde răm ânerea definitivă a hotărârii, nu doar
caracterul executoriu al acesteia), în m ăsura în care su n t com patibile, astfel cum pre
ved e art. 149 din Legea nr. 35/2006; o atare concluzie nu contravine principiului celeri
tăţii derulării procedurii insolvenţei prevăzut de art. 5 alin. (2) din legea specială, având
în vedere dispoziţia d e atacare separată cu apel a acestei hotărâri, dar şi term enul foarte
scurt în care ju decăto rul-sind ic este ţinut a m otiva hotărârea supusă apelului, anum e 10
2ile de la data pronunţării, astfel cum prevede art. 12 alin. (3) din lege.
S e constată însă că, din acest punct de vedere, textul com entat este deficitar form u
lat, întrucât deschiderea procedurii insolvenţei se p ro n u n ţi de judecătorul-sindic prin
aceeaşi sentinţă prin care num eşte adm inistratorul ju d iciar sau lichidatorul, sens în care
prevăd art. 11 alin. (1) lit. c) şi art. 3 4 din Legea nr. 85/2006, astfel că, din perspectiva legii
speciale, cele două m om ente coincid; ca atare, singura interpretare ce perm ite aplicarea
art. 412 alin. (1) pct. 6 NCPC este că sim pla fo rm u la re a cererii de deschidere a procedurii
insolvenţei î nvede rată de părţi obligă instanţa de drept com un să dispună suspendarea,
m ăsură ce va dura p â n â la răm ânerea definitivă a h o tă râ riiju d ecă to ru lu i-sin d ic în condi
ţiile art. 8 alin. (1) din lege sau prin neapelare; credem însă că este vorba despre o neco-
relare a art. 412 alin. (1) pct. 6 N CPC cu form a actuală a Legii nr. 85/2006, art. 11 alin. (1)
lit. c) an terio r m enţionat fiind m odificat în această form ă prin Legea nr. 277/2009.
O altă cerinţă prevăzută de art. 412 alin. (1) pct. 6 NCPC este aceea că suspendarea
de drept a procesului va opera num ai în acele cau 2 e în care debitorul, faţă de care s-a
deschis procedura insolvenţei, trebuie reprezentat în procesul în care a intervenit acest
incident.
Pentru identificarea situaţiilor Tn care debitorul intrat în procedura insolvenţei trebuie
reprezentat este utilă, din nou, observaţia că art. 412 alin. (1) pct. 6 NCPC are valoare de
norm ă generală în raport cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei,
astfel cum reiese din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 149 din acest act nor
m ativ special şi a prevederilor art. 412 alin. (1) pct. 8 NCPC.
Din această constatare rezultă o prim ă concluzie, în sensul că norm a din noul Cod de
procedură civilă este incidenţă num ai în cazul în care legea specială nu conţine o soluţie
proprie, derogatorie d e la dreptul com un.
a) Astfel, în ca zu l în care reclam antul este c e l îm p o triva căruia s-a declanşat proce
dura insolvenţei, art. 412 alin. (1) pct. 6 NCPC este pe deplin operant şi, în consecinţă, va
interveni suspendarea legală de drept până la num irea adm inistratorului ori lichidatoru
lui judiciar, dacă acesta trebuie reprezentat.
în prim ul rând, este posibil ca în unele cazuri (raportat la obiectul cererii deduse ju d e
căţii) declanşarea procedurii insolvenţei să fie o îm prejurare indiferentă, d e exem plu,
cereri cu caracter strict personal, nepatrim onial ori cereri care nu au legătură cu desfă
şurarea unei activităţi com erciale de către reclam ant ori cu starea patrim oniului acestuia,
reclam ant supus, prin ipoteză, procedurii insolvenţei; într-un asem enea caz, n u este
necesară reprezentarea sa în proces, astfel că nici suspendarea de drept în tem eiul
art. 412 alin. (1) pct. 6 N CPC nu va putea fi dispusă, reclam antul fiind citat în continuare la
dom iciliul ori sediul său, în condiţiile art. 155 alin. (1) pct. S NCPC.
Pe de altă parte, ch iar şi în ipoteza în care deschiderea procedurii insolvenţei nu
este o îm prejurare in d ife re n ţi litigiului (fiind d e d u ş i ju decăţii o cerere cu caracter patri
m onial ce are legătură cu obiectul activităţii desfăşurate d e reclam ant), debitorul supus
procedurii este posibil să nu fie reprezentat prin adm inistrator ju d icia r ori prin lichidator,
ci prin interm ediul adm inistratorului special desem nat de adunarea generală a acţiona
rilor/asociaţilor săi, astfel cum prevede art. 18 alin. (1) din legea specială; este ipoteza
în care reclam antului (debitor Tn procedura insolvenţei) n u i-a fo s t rid ica t nici în parte
dreptul d e adm inistrare, potrivit art. 4 7 din Legea nr. 85/2007, astfel c l , acesta nefiind
reprezentat prin adm inistrator ju d iciar ori prin lichidator, nu va interveni suspendarea de
drept a procesului în baza art. 412 alin. (1) pct. 6 N CPC; însă, într-o atare ipoteză, instanţa
va trebui s i dispună citarea reclam antului prin adm inistratorul special, aşa cum rezultă
din art. 155 alin. {1) pct. S NCPC coroborat cu art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006; prin
urm are, deşi constituie o situaţie în care este n e c e s a ri reprezentarea în p roces a recla
m antului, nu intervine suspendarea de drept, ci se va dispune citarea p rin interm ediul
u n u i a lt reprezentant decât adm inistratorul ori lichidatorul judiciar, în condiţiile legii spe
ciale la care dispoziţiile procedurale generale în m aterie de citare fac trim itere.
tn sfârşit, dacă reclam antului h a fo s t ridicat în tot d rep tu l d e adm inistrare de c itre
judecătorul-sindic ori acest drept de adm inistrare al debitorului a încetat de drept
[Id data la care se dispune începerea falim entului, conform art. 47 alin. (4) din Legea
nr. 85/2006], activitatea debitorului insolvent urm ează a se desfăşura sub conducerea
adm inistratorului ju d icia r (iar în ipoteza falim entului, prin lichidator), dispoziţiile art. 412
alin. (1) pct. 6 N CPC im pun soluţia su sp e n d irii d e drept a judecării cauzei până la data
răm ânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenţei reclam antului,
fiind o situaţie în care este necesara reprezentarea în p roces a reclam antului; chiar
dacă sunt două chestiuni distincte - deschiderea procedurii insolvenţei şi desem narea
adm inistratorului ju d icia r ori a lichidatorului m om entul răm ânerii definitive a hotă
rârii de deschidere a procedurii coincide cu m om entul răm ânerii definitive a soluţiei
judecătorului-sindic având ca obiect desem narea adm inistratorului ju d iciar sau a lichi
datorului, m ăsură ce se dispune, m otivat, ch iar prin sentinţa de d e sch id e re a procedurii,
sens în care prevăd art. 11 alin. (1) lit. c) şi art. 3 4 din Legea nr. 85/2006.
Astfel cum se subliniază şi în literatura de specialitate, ipoteza rid ică rii în p a rte a
dreptului de adm inistrare este num ai una ipotetică, fiind greu de conceput o situaţie
de divizare a m anagem entului debitorului între adm inistratorul ju d icia r şi cel special111;
dacă totuşi o astfel de m ăsură a r fi dispusă, din perspectivă procedurală, apreciem că se
im pune m ăsura suspendării de drept în condiţiile art. 412 alin. (1) pct. 6 NCPC, în situaţia
în care nu este posibilă departajarea atribuţiilor între adm inistratorul ju d iciar şl cel
special şi nici stabilirea unei legături între obiectul litigiului şi sfera atribuţiilor fiecăruia
dintre adm inistratori.
b) Pentru cazul în care p â râ tu l este ce l îm potriva câruia s e declanşează procedura
insolvenţei ş i acesta trebuie reprezentat în proces, în funcţie d e natura litigiului, este
a p lic a b ili fie suspendarea de drept prevăzută de art. 412 alin. (1) pct. 6 NCPC, fie sus
pendarea le g a li, şi ea o p e le g is, prevăzută prin dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 85/2006.
C A R M S N N S S R IL Â 765
A rt. 412 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
1)1 G h . P ip e re o , Insolvenţa: legea, reguljle, realitatea, Ed, W olters Kluwer, Bucureşti, 2008, p . 494.
1,1 /. Turcu, Legea procedurii insolvenţei. C om entariu pe articole, ed. 9 4*a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012,
p. 278; G h. P ip e re a , o p . cit., p. 493-494,
Ca r m s n N e s f in i( 767
A rt. 412 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s â
Totodată, art. 6 6 alin. (1) din acelaşi act norm ativ dispune că toate creanţele vo r f i
supuse p ro ced u rii de verificare prevăzute de lege, cu excepţia crean ţelo r constatate prin
titluri executorii.
Prin urm are, în ipoteza în care creditorul se află deja în posesia unui titlu execu
toriu pronunţat în prim ă instanţă (situaţie ce se verifică d o ar în ca 2ul cererilor a căror
valoare nu depăşeşte 1 0 .0 0 0 lei, ce au fost soluţionate în procedura specială a cererilor
d e valoare redusă, însuşirea hotărârii pronunţate în prim ă instanţă de a fi titlu executo
riu fiind prevăzută de art. 1030 alin. (3) NCPC], acesta va form ula cerere d e adm itere a
creanţei care nu va m ai fi verificată în procedura insolvenţei de adm inistratorul ju d iciar
sau de lichidator.
în cazul soluţionării în prim ă instanţă, în procedura dreptului com un, a cererilor a
căro r valoare este d e până ia 200.000 lei inclusiv, acestea sunt supuse apelului, iar cele
cu o valo are d e peste 500.000 lei inclusiv111 sunt supuse şi recursului, astfel cum rezultă
din interpretarea p e r o contrario a dispoziţiilor art. 483 alin. (2) NCPC; în consecinţă, în
niciuna dintre aceste situaţii, soluţia prim ei instanţe [judecătoria în cazul cererilo r cu un
prag valoric de până la 200.000 lei inclusiv, conform art. 94 pct. 1 lit. j) NCPC, respectiv
tribunalul pentru cereri a căror valoare este cuprinsă între 200.001 şi 500.000 lei inclusiv,
potrivit art. 95 pct. 1 coroborat cu art. 483 alin. (2)] nu este titlu executoriu, astfel cum
rezultă din interpretarea art. 633 NCPC.
Ca atare, creanţele stabilite în favoare a unui creditor prin hotărârea prim ei instanţe şi
cu privire la care acesta a depus cerere de adm itere a creanţei nu se încadrează în disp o
ziţiile de excepţie prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 (nefiind titluri exe
cutorii} şi, prin urm are, vo r fi supuse procedurii de verificare în condiţiile legii speciale;
în aceste circum stanţe, adm inistratorul ju d iciar sau lichidatorul va ignora procedura
ju diciară derulată în faţa prim ei instanţe, astfel că va proceda la verificarea creanţei iar
n u a leg a lită ţii ş i tem einiciei so lu ţiei p rim e i instanţe, com petenţă atribuită de lege doar
instanţei de control judiciar, fiind necesar ca adm inistratorul ju d icia r sau lichidatorul să
se lim iteze doar la exercitarea com petenţelor sale în term enii legii speciale; considerăm
că procedura derulată potrivit dreptului com un n u este com plem entară celei generate
în tem eiul legii speciale, aşa încât efectele acesteia urm ează a nu fi luate în seam ă decât
în m ăsura în care s-a ajuns la pronunţarea unei hotărâri care să constituie titlu execu
toriu, titlu cu care creditorul să se poată înscrie în procedura insolvenţei; până la acest
m om ent, creditorul se va în scrie cu însăşi creanţa ce va fi supusă procedurii verificării de
către adm inistratorul ju d icia r ori de lichidator, iar n u cu hotărârea p rim e i instanţe.
Concluzionând, suspendarea prevăzută de art. 36 din Legea nr. 85/2006 se aplică nu
num ai în procedura ju diciară derulată în faţa prim ei instanţe, ci şi în căile de atac (ordi
nare şi extraordinare), indiferent d e titularul lor (pârâtul d e b ito r ori reclam antul credi
tor], dacă obiectul cererii de chem are în judecată priveşte un drept de creanţă îm potriva
debitorului insolvent.
O atare suspendare va dăinui p â n ă la închiderea proced urii insolvenţei, pronunţată
d e judecătorul-sindic în baza art. 11 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 85/2006, iar instanţa de
drept com un urm ează a decide, la m om entul repunerii cauzei pe rol, în funcţie de rezul-
111D e p re c iza tcâ , prin dispoziţiile art XV III a lin . (2) din Legea nr. 2/2013, pragul valo ric prevăzut pentru cererile
evalu ab ile în bani este d e 1.000.000 iei inclusiv. A ceastă norm ă tran zito rie se aplică in p rocesele p o rn ite d e la
d ata intrării în vigoare a noului cod şl până la 31 decem brie 2 0 1 S, în O m p c e d lsp o îlţllle a rt. 4 83 alin. (2) NCPC
(care prevăd, din acest p u n ct d e ved ere, pragul valo ric d e 500.000 lei) se aplică proceselor pornite începând
cu ddtd d e 1 ianuarie 2 01 6 .
11 Pentru o p in ia concurentă, a se vedea /. Turcu, Tratat d e insolvenţă, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 200$, p. 383;
pentru opinia contrară, a se vedea G h , P ip e re a , o p . cit., p. 494,
C A R M SN N SG R ILÂ 769
A rt. 412 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Pentru ipoteza art. 412 pct. 7 NCPC, codul anterior nu conţinea o dispoziţie corespon
dentă, astfel c l tem eiul suspendării ju d ecării pricinii, pentru m otivul pronunţării hotărâ
rii prelim inare era reprezentat de dispoziţiile art. 267 din Tratatul privind Funcţionarea
Uniunii Europene (hotărârea prelim inară fiind necesară instanţei naţionale pentru so lu
ţionarea cauzei), întrucât după aderarea Rom âniei la Uniunea Europeană la 1 ianuarie
2007, judecătorul naţional a dobândit abilitarea legală de a se adresa, din oficiu sau la
cererea părţilor. Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu solicitarea d e pronunţare a unei
hotărâri prelim inare.
7. A lte cauze ale su sp e n d ării de d re p t prevăzute d e lege. Cauzele suspend ării de
drept a procesului sunt reglem entate în noul Cod de procedură civilă prin dispoziţiile
art. 412, dar există şi alte norm e speciale în cu p rin su l codului care consacră asem enea
cauze de suspendare, cum a r fi spre exem plu: interdicţia efectuării oricărui act de proce
dură până la soluţionarea declaraţiei d e abţinere (art. 49 alin. (1) N CPC]; suspendarea
judecării cererii principale până la soluţionarea căii de atac îm potriva încheierii de
respingere ca inadm isibilă a unei cereri de intervenţie principală sau accesorie [art. 64
alin. (4) NCPC]; în situaţia conflictului de com petenţa (art. 134 NCPC); în cazul excepţiei
d e litispendenţă (art. 138 alin. (6) N CPC]; în cazul în care, după am ânarea cauzei prin
învoiala părţilor, acestea nu stăruiesc în continuarea judecăţii [art. 221 alin. (2) NCPC];
până la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept de
către în a lta Curte d e Casaţie şi Ju stiţie [art. 520 alin. (2) NCPC].
Se rem arcă faptul că legiuitorul nu a optat pentru o soluţie sim etrică în cazul hotărârii
prealabile ce intră în com petenţa înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pentru care a prevă
zu t m ăsura suspendării d e drept d o a rîn partea specială (în Titlul III, dedicat ansam blului
dispoziţiilor privind asigurarea unei practici ju d iciare unitare), cu cea adoptată pentru
hotărârea prelim inară pronunţată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, căreia i-a
consacrat un caz explicit d e suspendare d e drept în partea generală, prin dispoziţiile
art. 412 alin. (1) pct. 7 NCPC.
Pe de altă parte, asem enea dispoziţii privind suspendarea cauzei se identifică şi în
a lte acte norm ative, cum ar fi: suspendarea judecăţii în faţa instanţei civile până la rezol
varea definitivă cauzei penale (art. 19 C. proc. pen.); suspendarea de la data deschiderii
procedurii insolvenţei a tu tu ro r acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea
creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea nr. 85/2006), ipoteză
deja analizată în cadrul com entariului de la art. 412 alin. (1) pct. 6 N CPC pentru definirea
raportului dintre aceste două norme.
Toate aceste cazuri de suspendare su n t ipoteze legale speciale de suspendare de
drept şi sunt susceptibile de încadrare în dispoziţiile art. 412 alin. (1) pct. 8 N CPC - alte
cazuri prevăzute d e lege (norm a generală).
8. Su rven irea cauzelo r de su sp en d are d u p ă în ch id e re a dezbaterilor. A rticolul 412
alin. (2) N CPC dispune că faptele prevăzute la alin. (1) n u îm piedică pronunţarea hotărârii
d a ca e le a u su rven it după închiderea dezbaterilor, norm ă care respectă întocm ai raţiu
nile cazurilor de suspendare de drept, anum e asigurarea dreptului părţilor la apărare şi
co ntrad icto rialitateaîn procesul civil.
Textul are în vedere în mod evident intervalul dintre închiderea dezbaterilor şi cel
al pronunţării hotărârii, precedată sau nu de am ânarea pronunţării. Dacă în aceste cir
cum stanţe instanţa procedează la repunerea cauzei p e ro l pentru probe sau lăm uriri noi,
potrivit art. 400 NCPC, constatarea oricăreia dintre faptele enum erate fa art. 412 alin. (1)
N CPC va conduce la suspendarea d e d rep t a procesului.
C O M E N T A R IU
1. N o ţiun e. C azu ri. Suspendarea fa cu lta tivă so u ju d ecă to re a scă este reglem entată
prin norm e dispozitive, instanţa de judecată fiind cea chem ată sâ decidă asupra opor
tunităţii ei, în vederea unei bune adm inistrări a justiţiei. Ea constituie un instrum ent
util pentru a s e preîntâm pina pronunţarea unor hotărâri contradictorii, întrucât judecata
pentru a cărei soluţionare definitiva se cere suspendarea se constituie într-o chestiune
prejudicială în cauza în care se in v o c i incidentul suspendării facultative.
1.1. E xisten ţa u n e i a ite ju d e c ă ţi. Articolul 413 alin. (1) pct. 1 N CPC presupune că
soluţia din proces depinde, în tot sau în parte, de existenţa sa u inexistenţa u n u i drept
care fa c e obiectul unei alte ju d e că ţi şi care, odată stabilit prin hotărâre definitivă, poate
fi invocat cu efectele lucrului judecat în o rice alt proces, potrivit celo r dispuse prin
art. 431 alin. (2) NCPC.
Aşadar, este necesar ca problem a de a cărei dezlegare depinde soluţia din proces să
facă obiectul unei alte ju decăţi în curs d e derulare, pe rolul unei instanţe jud ecă to reşti
sau a altui organ de ju risd icţie , cerinţă care nu este îndeplinită dacă acea p ro c e d u ri este
ea însăşi suspendată.
Astfel, nefinalizarea procedurii succesorale nota riale în faţa notarului public nu poate
fundam enta m ăsura suspendării facultative întrucât procedura m enţionată nu repre
zintă o judecată121; sim ilar, nici procedura derulată în faţa co m isiilo r de aplicare a legilor
fondului funciar constituite în baza Legii nr. 18/1991 nu poate fi asim ilată activităţii de
judecată la care textul face referire111.
CARM SN n s g r il â 771
A rt. 413 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
în s i, procedura derulată în faţa Com isiei de reexam inare a O .S.l.M . are caracter juris-
dicţional, întrucât are însu şirile unei activităţi de judecatâ şi, în plus, art. 53 alin. (14)
din H.G. nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulam entului d e punere în aplicare a Legii
nr. 84/1998 dispune că: „Prevederile art. 51-53 referitoare la procedura d e soluţionare
a contestaţiilor se com pletează, în m od corespunzător, cu dispoziţiile Codului de proce
dură civilă""1.
Pentru suspendarea judecăţii în tem eiul art. 413 alin. (1) pct. 1 N CPC [reglem entarea
fiind identică celei din art. 244 alin. (1) pct. 1 CPC 1865] este necesar a se dem onstra că
soluţionarea pricinii depinde de dreptul ce face obiectul unei alte judecăţi, deci cS se a fli
într-un raport de interdependenţă \
1.2. P ro ce s p e n a l a c ă ru i fin a liz a re a re in flu e n ţa h o tă râ to a re a su p ra h o tă râ rii ce
s e va do. In ipoteza art. 413 alin. (1) pct. 2 NCPC, textul prevede în mod expres condiţia
începerii urm ăririi penaie pentru o infracţiune ce ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra
hotărârii ce urm ează să se dea, nefiind suficientă sim pla sesizare a o rganelor de urm ă
rire penală1*1ori existenţa unor indicii în legătură cu săvârşirea unei infracţiuni, oricât de
precise1*'.
S e constată că textul în discuţie m enţine form ularea im perfectă a norm ei anterioare
[art. 244 alin. (1) pct. 2 CPC 1865], întrucât judecata penală finalizată cu pronunţarea
unei hotărâri definitive, prin dezlegările pe care le dă, este cea care ar putea avea o
influenţă sem nificativă asupra soluţiei în procesul civil a cărui suspendarea a r putea fi
dispusă, iar nu infracţiunea care face obiectul procesului p e n a K
1.3. A lte ca zu ri d e su sp e n d a re fa cu lta tivă . Articolul 413 alin. (1) pct. 3 NCPC prevede
că instanţa de judecată poate dispune suspendarea judecării cauzei „în alte cazuri pre
văzute de lege".
Aceste alte cazuri prevăzute de lege se pot regăsi atât în dispoziţiile n o u lu i C o d de
procedură civilă , cât şi în acte norm ative speciale, sens în care po t fi m enţionate: art. 143
alin. (1) N CPC pentru ipoteza cererii de străm utare a procesului, când com pletul de ju d e
cată învestit cu sofuţionarea cererii de străm utare poate dispune suspendarea judecării
procesului ia cererea celui interesat; art. 242 N CPC pentru situaţia când desfăşurarea
norm ală a procesului este îm piedicată din vina reclam antului prin neîndeplinirea obliga
ţiilo r stabilite în sarcina sa în cursul judecăţii; art. 307 NCPC incident în cadrul procedurii
de înscriere în fals; art. 520 alin. (4) NCPC, respectiv atunci când înalta Curte este sesi
zată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea un or chestiuni de
drept, cauzele sim ilare aflate pe rolul altor instanţe decât cea care a făcu t sesizarea pot fi
suspendate până la soluţionarea sesizării; art. 1075 alin. (1) NCPC, în cazul litispendenţei
internaţionale, instanţa rom ână sesizată ulterior cu o cerere între aceleaşi părţi, având
acelaşi obiect şi aceeaşi cauză, putând suspenda judecata până la pronunţarea hotărârii
de către jurisdicţia străina, când este previzibil că hotărârea străină va fi susceptibilă de
recunoaştere sau executare în Rom ânia.
1)1 Norm a m enţionată este corespunzătoare regulii din a rt, 4 7 alin, {6) d in H.G. nr, $33/199$, care constituia
Regulam entul an terio r d e p u n ere în ap licare a aceluiaşi act norm ativ. C.A , Bucureşti, s. a IX-a civ. ş i d e propr.
in t., dec. nr. 82/ft/2005, în C P.J.C. 2005, p 549, o p u d G > B o ro i, O. S p in e a n u -M a te i, o p . cit., p. 400,
1,1 C .S.J., s. corn., dec. nr. S90 8/2 00 0 , in B.J. Baza d e d ate , id e m , p. 401.
I.C.C.J., s. civ., dec. nr, 5362/2003, în D reptul nr, 2/2005, p, 232.
141C .S.J., s. cont, adm ,, dec, nr, 392/1996, îr> B.J. 1996, p. 533,
w /. D etea n u , Tratat, voi. 1,2010, p. 903.
2. Durata m ăsu rii. în oricare dintre cazurile de suspendare facultativă, odată dispusă
m ăsura aceasta durează, în principiu, p â n â la pronu nţarea u nei hotărâri ju d ecăto reşti
definitive [art. 413 alin. (2) NCPC], nu num ai în m aterie penală, dar şi în m aterie civilă,
date fiind dispoziţiile art. 634 NCPC.
Soluţia este o consecinţă firească, întrucât dependenţa între cele două cauze a fost
apreciată la m om entul dispunerii m ăsurii.
3. Revenirea m o tivată asupra su sp en d ării ju decăto reşti. De la regula irevo cab ilitlţii
suspendării consacrată în jurisprudenţa anterioară111, legiuitorul a prevăzut în noul cod
posibilitatea revenirii m otivate asupra suspendării, sens în care dispune a r t 413 alin. (3).
Instanţa are această posibilitate în două situaţii: dacă se constată că partea care a
cerut-o nu are un com portam ent diligent în cadrul procesului care a determ inat sus
pendarea în condiţiile art. 413 alin. (1) pct. 1, tergiversând soluţionarea acestuia, şi dacă
urm ărirea penală care a condus la suspendarea procesului durea 2ă m ai m ult de un an de
la data la care a intervenit suspendarea în baza art. 413 alin. (1) pct. 2, fără a se dispune
o soluţie în acea cauză.
Un com portam ent n ediligent este o conduită a părţii contrară prevederilor art. 10
alin. (1) NCPC, potrivit cărora pârţiie au îndatorirea să îndeplinească actele de procedură
în condiţiile, ordinea şi term enele stabilite de lege sau de judecător, să îşi probeze pre
tenţiile şi apărările, să contribuie la desfăşurarea fără întârziere a procesului, urm ărind,
to t astfel, finalizarea acestuia.
în cea de-a doua ipoteză ce perm ite revocarea m ăsurii suspendării, dispoziţie prevă
zută, d e asem enea, în sensul celerităţii procedurii, legiuitorul stabileşte o lim ită de tim p
în cadrul căreia soluţia în p ro ce su l penal, deşi utilă instanţei civile, treb uie adoptată - un
an de la dispunerea su sp en d ă rii - , pentru a putea fi folosită ca m ijloc d e probă în proce
sul civil.
Deşi legea nu prevede în mod expres, în vederea revenirii m otivate asupra m ăsurii
suspendării instanţa va trebui să dispună repunerea cauzei pe ro l din oficiu {sau la cere
rea părţii interesate care va sem nala fie conduita nediligentă a părţii, fie îm plinirea ter
m enului de un an), în vederea verificării m ăsurii suspendării şi a reluării judecăţii, potri
vit art. 415 pct. 4 N CPC; cu această ocazie, va verifica subzistenţa îm prejurărilor ce au
condus la suspendare şi incidenţa m otivelor prevăzute d e art. 413 alin. (3), astfel încât,
dacă este cazul, va decide m otivat revenirea asupra su sp en d ă rii şi va proceda la reluarea
judecaţii.
C O M E N T A R IU
1. Felul h o tă râ rii. Suspendarea pro cesului, ?n oricare dintre form ele ei (su sp en
dare voluntară sau su sp en d are legală - de d re p t sau facultativă), se d isp u n e de către
in stan ţa d e ju d e ca tă în fa ţa căreia s*a iv it inciden tul, invocat din oficiu sau de către
părţi, în scris sau oral, d u p l dezbaterea contradictorie a cererii; dezbaterea co ntrad ic
to rie va lipsi în situaţia în care se d isp u n e su sp en d area în co n d iţiile art. 4 1 1 alin . (1)
pct. 2 N CPC, în tru câ t instanţa d o a r c o n s ta tl lipsa p ărţilo r la term en şi absenţa unei
cereri d e ju d ecată în lip s i.
Prin încheierea ce soluţionează incidentul suspendării instanţa reţine existenţa
îm prejurării care a condus la această m ăsură, m otivând, totodată, adm iterea sau respin
gerea cererii de suspendare, exigenţă prevăzută de art. 233 alin. (1) lit. j) NCPC.
în ch eierea pronunţată în acest caz este o încheiere interlocutorie, astfel cum prevede
art. 235 N CPC, întrucât instanţa, f i r i a hotărî în to t asupra procesului, soluţionează un
incident procedural.
2. Efectele su sp en d ării pro cesului. Suspendarea procesului are un efect general,
în tru câ t se răsfrânge asupra tu tu ro r părţilor din proces, indiferent d e calitatea acestora
(reclam ant, pârât, intervenient), precum şi asupra tu tu ro r cererilor form ulate în cauză
(principale, accesorii, adiţionale sau incidentale), dacă nu s-a dispus disjungerea (în
m ăsura în care legea o perm ite) şi suspendarea num ai a unora dintre ele.
Pe durata sistării procesului ca efect al suspendării cauza rom âne în ne lucrare, astfel
încât nu pot fi făcute acte de procedură, cu excepţia repunerii p e ro l ce poate avea ioc la
cerere, dar şi din oficiu (spre exem plu: în vederea constatării perim ării, sens în care d is
pune art- 4 2 0 NCPC; când s-a îm p lin it term enul de un an reglem entat de art. 413 alin, {3)
NCPC, în cazul suspendării dispuse în tem eiul art. 413 alin. (1) pct- 2 N CPC etc.].
O rice a lt oct de proced ură efectuat pe tim pul suspendării procesului este lovit de
nulitate, nulitate ce are un caracter relativ [art. 174 alin. {1) şi (3) NCPC], astfel încât
poate fi invocată doar de partea în folosul căreia a fost dispusă suspendarea, potrivit
regim ului de invocare a acesteia stabilit prin dispoziţiile art. 178 alin. (2) şi (3) NCPC.
Suspendarea p rocesu lu i dispusă în condiţiile ort. 4 1 3 atrage ţ i su spen darea cursu
lu i perim ării, astfel cum prevede art. 418 alin. (1), întrucât ceea ce s~a suspend at nu se
„închide" sau se „stinge" (instanţa nefiind dezînvestită), ci se am ână doar111,
A rticolul 418 N CPC conţine şi alte reguli cu privire la suspendarea term enului de peri
m are, pentru celelalte cazuri de su sp end are a procesului.
în cazul suspendării voluntare a judecăţii, data la care s-a dispus suspendarea consti
tuie m om entul de la care în cep e să curgă term enul de perim are, ceea ce este pe deplin
valabil şi în cazul suspendării dispuse în baza art. 242 NCPC.
3. C alea d e atac îm p o triva h o tărârii date asupra su sp e n d ării. A rticolul 414 alin. (1)
stabileşte că încheierea p o a te f i atacată în m o d sep a ra t c u recurs, la instanţa ierarhic
superioară, iar dacă suspendarea este dispusă de înalta Curte d e Casaţie şi Justiţie hotă
rârea este definitivă, nefiind susceptibilă de recurs.
S-a renunţat astfel la reglem entarea exceptării exprese a în ch eierilo r pronunţate în
recurs asupra suspendării de la regula atacării separate cu recurs prevăzută de codul
precedent, ceea ce se constituia într-o aplicaţie a principiului accesorium seq u itu r p rin
cipale, Soluţia din codul anterior era justificată prin aceea că, deşi art. 2441 alin. (1) CPC
™ /. D e i e a n u , T r a t a t , v o i . 1 , 2 0 1 0 , p . 9 0 5 .
1865 dispunea în sensul m enţionat, excepţia inadm isibilităţii recursului îm potriva înche
ierilor date de o curte de apel ca instanţă de recurs asupra cererii de suspendare nu
putea fi prim ită, întrucât art. 23 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, ca norm ă sp e c ia li, des
chidea, în acest caz, calea recursului la înalta Curte d e Casaţie şi Ju stiţie1’1; în prezent însă,
şi norm a din legea specială prevede că Secţiile în altei C urţi de Casaţie şi Justiţie soluţio
nează şi recursurile declarate îm potriva ho tărârilo r nedefinitive sau a actelor judecăto
reşti, de orice n a tu ri, care nu po t fi atacate pe nicio a lt l cale, iar cursul ju decăţii a fost
întrerupt în faţa curţilor de apel.
Dacă înalta Curte este cea care dispune prin încheiere asupra suspendării, hotărârea
este definitivă, nefiind, deci, susceptibilă de recurs (ch iar în soluţionarea cererilor care
intră în dom eniul de aplicare al art. 97 pct. 4), pe când încheierea datâ de un tribuna l sau
o curte de apel asupra su sp e n d lrii sau de respingere a cererii de repunere pe rol va putea
fi atacată c u recurs la instanţa iera rhic superioară în tem eiul norm ei analizate, num ai
dacă acestea ju d ecă în prim ă instanţă sa u în ape!, iar nu ca instanţe de recurs, pentru
că în caz contrar s-ar deschide calea recursului la recurs şi ar fi de natură să contravin!
dispoziţiilor art. 483 NCPC; din coroborarea dispoziţiilor art. 414 alin. (1) NCPC cu art. 23
alin. (2) din Legea nr. 304/2004 şi art. 483 alin. (2) teza finală NCPC, rezultă c i atunci când
suspendarea este dispusă ori cererea de repunere pe rol a fost respinsă de tribunal sau
curtea de apel şi acestea sunt învestite cu soluţionarea unui a p e l îm potriva u n e i hotărâri
supuse num ai apelului, recursul îm potriva încheierii de soluţionare a incidentelor
evocate este inadm isibil; totodată, din aceleaşi texte reiese c ! recu rsu l este ad m isib il
îm potriva încheierilor pronunţate de curtea d e apel ca instanţă de a p e l îm potriva unei
h o t lr lr i date de prim a instanţă, susceptibile de ape! ş i de recurs.
Din econom ia întregului text al art. 4 1 4 N CPC, reiese că o b iectu l recursu lu i nu poate fi
decât încheierea prin care s-a adm is cererea de su sp end are ori cea prin care s-a respins
cererea de repunere pe rol a procesului.
Ca atare, nici încheierea p rin care s-a respins cererea de suspendare'1' ori s-a adm is
cererea de repunere p e ro l nu intră în d o m en iu l de aplicare a l art. 414 NCPC, acestea
putând fi atacate odată cu fond ul, dacă h o t lr lr e a pronunţată şi prin care instanţa se
dezînvesteşte este susceptibilă de vreo cale d e atac; soluţia decurge din faptul că aceste
încheieri sunt încheieri prem ergătoare, iar atacarea lor odată cu fondul, a fa rl d e cazul
când legea dispune altfel, este p re vă zu ţi de art. 466 alin. (4) NCPC, n o rm l a p lic a b ili şi în
recurs, dacă este cazul, potrivit art. 494 NCPC.
în ce priveşte term en u l în care poate fi form ulat recursul, art. 414 alin. (2) prevede
că acesta se poate prom ova c â t tim p durează suspendarea. Deşi în concepţia noului Cod
şi hotărârile definitive se com unică [art. 427 alin. (1)], ia r term enul de recurs d e drept
com un este de 3 0 d e zile d e la com unicare, astfel cum dispune art. 485 alin. (1) NCPC,
norm a de la art. 414 alin. (2) este una d e excepţie şi, prin urm are, cea aplicabilă în ce pri
veşte durata term enului d e recurs în acest caz.
în m o tivarea căii d e atac a recursului, părţile vo r fi ţinute să form ufeze doar critici
de nelegalitate ce se circum scriu m otivelor de casare expres şi lim itativ prevăzute de
art. 488 alin. (1) pct. 1-8 NCPC, ch iar dacă asupra m ăsurii suspendării se p ro n u n ţi prima
in sta n ţl, în condiţiile inexistenţei în structura noului cod a unui recurs co re sp u n zlto r
celui reglem entat de art. 3041 C P C 1865.
Ca r m sn N S S R IL Â 775
A rt. 415 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1,1 A s e v e d e a s a c r o , c o m e n t a r i u l d e fa a r t 4 1 1 .
Reluarea judecăţii în cazul suspendării voluntare ori dispuse în tem eiul art. 242 NCPC
nu p o a te avea loc din oficiu, cu excepţia cazului prevăzut de art. 4 2 0 alin. (1) NCPC,
respectiv în vederea co n stat!rii perim ării.
Dacă suspendarea procesului a fost dispusă prin învoiala părţilor [art. 411 alin. (1)
pct. 1 ] pentru reluarea ju decăţii este suficientă cererea d e repunere pe rol form ulată de
una dintre ele, nefiind necesar să existe acelaşi consens şi la redeschiderea procesului,
nici sub form a unei cereri com une, nici prin verificarea acordului celeilalte părţi.
Cererea de repunere pe rol trebuie să fie form ulată înăuntrul term enului de perim are
şi să fie tim brată cu jum ătate din taxa ju diciară de tim bru datorată pentru cererea a cărei
judecată s-a suspendat, potrivit art. 3 lit. ş) din Legea nr. 146/1997 şi art. 16 alin. (1) din
O rdinul m inistrului justiţiei nr. 760/C/1999 privind aprobarea N orm elor m etodologice
pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare d e tim bru.
2. R edesch id erea procesului In ipotezele de su sp en d are d e drep t. în cazurile d e sus
pendare legală de drept, dispusă în tem eiul art. 412 alin. {1} pct. 1-6 NCPC, judecata se
reia prin cererea de redeschidere a p rocesu lu i fo rm u la ta de partea interesată în conti
nuarea ju d ecă ţii, în cuprinsul căreia trebuie arătaţi m oştenitorii, tutorele sau curatorul,
m andantul („a celui reprezentat de m andatarul defunct") ori noul m andatar sau, după
caz, partea interesată, lichidatorul sau adm inistratorul judiciar.
Prin cererea de repunere pe rol a cauzei nu este suficient să se indice anum ite
persoane ca m oştenitori ai părţii decedate, ci trebuie dovedită această calitate, fie prin
depunerea certificatului de m oştenitor sau a c e lu i de calitate, em is în condiţiile art. 115 şi
art. 116 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată, fie
prin acte d e stare civilă, testam ent sau m artori, analog prevăzând şi dispoziţiile art. 107
alin. (1) din Legea nr. 36/1995, în vederea stabilirii de către notar a calităţii d e su cce sib il
şi/sau, după caz, a titlului de legatar1”.
Pentru celelalte situaţii de suspendare [art. 412 alin. (1) pct. 2-6 NCPC], la repunerea
pe rol trebuie dovedită caiitatea reprezentantului, sim pla indicarea a acestuia nefiind
suficientă pentru a justifica prezenţa sa în proces. în acest sens, titularul cererii de redes
chidere a procesului trebuie să producă dovada desem nării ca tutore, curator, de num ire
ca lichidator sau adm inistrator ju d icia r ori să se depună o nouă procură judiciară.
Dacă suspendarea a fost dispusă în baza art. 412 alin. (1) pct. 7 NCPC, reluarea ju d e
cării procesului are loc după pronunţarea hotărârii de către Curtea d e Justiţie a Uniunii
Europene. Aceasta înseam nă că repunerea cauzei p e ro l operează din oficiu, după pri
m irea la dosar a hotărârii prelim inare, dar nim ic nu se opune ca şi părţile să solicite, la
acelaşi m om ent, reluarea judecăţii.
Soluţia anterioară este identică şi pentru situaţia suspendării dispuse în tem eiul
art. 520 alin. (2) NCPC - până la pronunţarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept d e către înalta Curte de Casaţie şi Justiţie reluarea judecăţii
operând, de asem enea, d in oficiu, după pronunţarea hotărârii prealabile, în aplicarea
art. 415 pct. 4 NCPC.
Acelaşi text serveşte ca tem ei ju rid ic pentru redeschiderea p rocesu lu i din oficiu (ca
m odalitate de reluare a ju d ecării) în alte cazuri de suspendare legală d e drept prevăzute
prin norm e speciale ale codului: art. 49 alin. (1) pentru soluţionarea declaraţiei de
abţinere; art. 6 4 alin. (4) pentru soluţionarea căii de atac îm potriva încheierii de respin-
Ca r m s n N e s fin i( 777
A rt. 416 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
gere ca inadm isibilă a unei cereri de intervenţie principală sau accesorie; art. 134 în
situaţia conflictului de com petenţă; art. 138 alin. (6) în cazul excepţiei de litispendenţă.
3. R elu area ju d e căţii în ipoteza su sp en d ării facu ltative sau ju d e că to re şti. Citarea
părţilor. Pentru ipoteza suspendării facultative sau judecătoreşti [art. 413 alin. (1) pct. 1
şi 2 NCPC], redeschiderea procesului are loc prin cererea form ulată de partea interesată,
situaţie în care n u s e datorează toxâ ju d icia ra de tim bru ş i tim bru ju d icia r, astfel cum
dispune art. 16 alin. (2) din N orm ele m etodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997
privind taxele judiciare d e tim bru.
Particularizând, întrucât suspendarea dispusă în tem eiul art. 242 alin. (1) N CPC este o
suspendare judecătorească [art. 413 alin. (1) pct. 3 N CPC], reiese că în acest ca 2 cererea
de repunere a cauzei pe rol este la îndem ân a reclam antului a fla t în culpă pentru neîn
deplinirea obligaţiei ce a condus la suspendare [art. 242 alin. (2)], însă acesta datorează
taxă judiciară de tim bru şi tim bru judiciar, sens în care prevede art. 16 alin. (1) din nor
m ele anterior m enţionate, m ăsura suspendării fiind generată din culpa părţii.
Astfel cum dispune art. 229 alin. (2) pct. 1 NCPC, instituţia term enului în cunoştinţă
nu operează în cazul reluării ju decăţii după ce cauza a fost suspendată; prin urm are, păr
ţile vo r trebui citate, mai puţin partea care a form ulat cererea de repunere pe rol şi care
la depunerea cererii a prim it term en în cunoştinţă, personal sau prin m andatar, în condi
ţiile art. 229 alin. (1) NCPC, dacă este cazul.
Instanţa poate aprecia că nu se im pune redeschiderea judecăţii, caz în care va pro
nunţa o încheiere de respingere a cererii de repunere p e rol, încheiere ce poate fi atacată
cu recu rs în condiţiile art. 414 alin. (2) NCPC.
Prelungirea suspendării, după dispariţia cauzei care a determ inat-o, poate conduce
ia perim are<xl.
C O M E N T A R IU
Totodată, perim area, constând în stingerea litigiului, este edictată în interesul unei
bune adm inistrări a justiţiei, urm ărind soluţionarea cauzelor cu celeritate şi degrevarea
rolului instanţelor de dosare inactive, astfel în c it răspunde unui interes general, dar şi
unui interes al părţilor, anum e acela ca drepturile lor să nu răm ână un tim p îndelungat
într-o stare de incertitudine.
2. O b ie ctu l p e rim ă rii. Textul se referă la perim area unei cereri de chem are în ju d e -
cată, contestaţii, apel, recurs, revizuire sau orice altă cerere de reform are so u de retra c*
tare, în cea din urm ă categorie intrând şi contestaţia în anulare, precum şi acţiunea în
anularea unei hotărâri arbitrale, reglem entată de art. 608 NCPC.
Recursul în interesul legii şi, pentru aceleaşi raţiuni, sesizarea adresată în altei Curţi
de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept, nefiind căi de atac de reform are sau retractare, nu pot fi peri
mate.
Perim area nu im plică neapărat o cerere care presupune cercetarea pe fond a unei
pretenţii, astfel încât ar putea fi perim ate şi cererile privind luarea m ă su rilo r asigurătorii,
acteie extrajudiciare, d a r şi cererea d e p erim are etc., întrucât instanţa poate să constate
perim area din oficiu, ch iar şi în lipsa părţilor, cu condiţia ca acestea sâ fie legal citate111.
Chiar dacă nu urm ăresc stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană şi chiar
dacă nu presupun cercetarea pe fond a unei pretenţii, cererile în m a terie necontencioasă
pot fi perim ate. Articolul 536 alin. (1) N CPC prevede că dispoziţiile art. 527-535 referi
toare la procedura necontencioasă se com pletează cu dispoziţiile de procedură conte n-
c io a s l,în m ăsura în care acestea din urm ă sunt com patibile cu natura necontencioasă a
cererii. De exem plu, pentru cazul în care instanţa a decis soluţionarea cererii (neconten
cioase) cu citarea petentulul (cererea putând fi soluţionată şi fără citare, la aprecierea
instanţei, conform art. 532 alin. (1) teza finală NCPC], iar acesta nu se prezintă la term e
nul fixat (şi nu a solicitat soluţionarea cererii în lipsă), instanţa va dispune suspendarea
în tem eiul art. 411 alin. (1) pct. 2 NCPC, m ăsură ce poate antrena perim area cererii în
cazul pasivităţii acestuia în intervalul prescris de lege; d e asem enea, pot exista şi situa
ţii în care este posibilă m ăsura suspendării d e drept ori ch iar cea judecătorească, ce pot
atrage aceeaşi consecinţă.
Deşi din punct de vedere al obiectului, form al se încadrează în dispoziţiile art. 416
alin. {1} N CPC şi contestaţia privind tergiversarea procesului reglem entată de Titlul IV al
Cărţii a ll-a din noul cod, apreciem că sancţiunea perim ării nu poate interveni în această
procedură atunci când are ca prem isă o suspendare voluntară, întrucât, pe d e o parte, ar
contraveni însăşi raţiunii reglem entării unei asem enea contestaţii, iar, pe de altă parte,
atare contestaţie este soluţionată d e instanţă fără citarea părţilor, printr-o încheiere care
nu este supusă niciunei căi de a t a c - a t u n c i când este adm isă, şi susceptibilă a fi atacată
cu plângere - atunci când este respinsă ca neîntem eiată, astfel cum dispune art. 524
alin. (4) şi (5) N CPC; ca atare, dacă citarea părţilor este exclusă, suspendarea contestaţiei
pentru lipsa lor nu poate avea loc, ca de altfel, nici în condiţiile art. 242 N CPC; raţiona
m entul este aplicabil şi în cazul plângerii form ulate îm potriva încheierii de respingere a
contestaţiei privind tergiversarea procesului, calea de atac fiind soluţionată, de asem e
nea, fără citarea părţilor [art. 525 alin. (1) NCPC]; nu este însă exclusă cu desăvârşire ipo
teza unei suspendări legale, cel puţin a celei d e drept, care ar putea conduce la constata
rea perim ării dacă sunt îndeplinite condiţiile legale de aplicare a sancţiunii.
"■ V . M . C i o b o n u , G . B o r o i , T . C B r i e i u , o p . c i t . , 2 0 1 1 , p . 3 1 5 .
Ca r m sn N S S R IL Â 779
A rt. 416 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Răm âne însă reglem entată şi în noul cod perim area executării silite ce intervine în
cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act
sau dem ers necesar executării silite, sens în care dispune art. 696 alin. (1) NCPC.
Nu Intervine perim area cererii d e chem are în judecată sau de exercitare a căilor de
atac form ulate de procuror, în condiţiile art. 92 alin. (1) şi (4) NCPC, întru cât acesta, dacă
apreciază că nu este ca 2ul să persiste în judecată, nu va lăsa cererea în nelucrare, ci va
renunţa la ea1’1; cu toate acestea, dacă procurorul nu renunţă la cererea de chem are în
judecată pe care a form ulat-o ori 1a calea de atac declarată şi dacă su n t înd eplinite cele
lalte cerinţe prevăzute de lege, poate interveni sancţiunea perim ării.
Nici hotărârile judecătoreşti nu pot fi obiect al perim ării, m enţiunea fiind necesară
pentru evocarea hotărârilor parţiale, reglem entate prin dispoziţiile art. 436 alin. (1)
NCPC, pentru ipoteza în care, după recunoaşterea parţială a pretenţiilor reclam antului,
instanţa, la cererea acestuia din urm ă, a pronunţat o hotărâre în m ăsura recunoaşterii,
continuând însă judecata cu privire la pretenţiile răm ase nerecunoscute (art. 436
alin. (2)]; dacă pricina a răm as în nelucrare, perim area se va răsfrânge doar asupra acte
lor de procedură efectuate în legătură cu pretenţiile nerecunoscute, înainte sau după
m om entul pronunţării hotărârii parţiale.
Cererea prin care partea interesată solicită constatarea perim ă rii este, de asem enea,
com patibilă cu sancţiunea analizată, chiar dacă o atare cerere nu im plică nici ea o cerce
tare pe fond*1, având în vedere că perim area operează de drept şi, deci, poate fi consta
tată din oficiu, ch iar şi în lipsa părţilor, cu condiţia legalei citări a acestora.
Potrivit celor arătate, reiese că perim area este o sancţiune procedurală ce intervine,
în condiţiile legiî, consecutiv m ăsurii suspendării judecăţii, întrucât num ai în acest fel
poate fi întrunită prem isa răm ânerii cauzei în nelucrare din m otive im putabile părţii.
3. C o n d iţiile perim ării. Term en. Cerinţele prevăzute d e lege pentru a interveni
sancţiunea perim ării, decurgând din conţinutul art. 416 alin. (1) N C P C sunt urm ătoarele:
a) instanţa să fi fost învestită cu o cerere care se judecă în prim ă instanţă sau într-o
cale de atac;
b) pricina să fi răm as în nelucrare tim p de 6 luni (spre deosebire de reglem entarea
anterioară care prevedea, în m aterie civilă, un term en d e un an);
c) lăsarea c a u ze iîn nelucrare să se datoreze unor m otive im putabile părţii.
Răm ânerea cauzei în nelucrare presupune absenţa oricărui act de procedură în ved e
rea judecării pricinii în intervalul prevăzut de lege (6 luni), iar m otivele im putabile părţii
reprezintă chestiuni de fapt pe care instanţa d e judecată le va stabili de la caz la caz.
Term enul de p erim are, fiind un term en procedural pe luni, se calculează potrivit
regulilor de drept com un, respectiv art. 181 alin. (1) pct. 3 N CPC şi în cep e să curgă de la
data ultim ului act de procedură, în d e p lin it de părţi sau de instanţă, şi care nu a m ai fost
urm at, din m otive im putabile părţii, de alte acte de procedură în scopul judecării pricinii.
Dacă partea a fo st în im posibilitate de a acţiona, această îm prejurare este incom pa
tibilă cu noţiunea de m otive im putabile folosită de text.
4. M o tive n e im p u tab ile părţilor. Articolul 416 alin. (3) NCPC stabileşte situaţiile în
care partea nu se consideră în culpă: când actul de procedura trebuia efectuat din ofi
ciu, precum şi atunci când, din m otive ce nu sunt im putabile părţii, cererea n-a ajuns la
instanţa com petentă sau nu se poate fixa term en d e judecată.
Perim area nu va putea opera d acă a ctu l de p r o c e d u ri în vederea con tinuă rii ju d ecă
ţii trebuia efectuat d in oficiu. Spre exem plu, în cazul declinării de com petenţă, instanţa
în faţa căreia s-a ivit conflictul are obligaţia înaintării dosarului instanţei com petente să
soluţioneze conflictul, astfel cum dispune art. 134 NCPC; la fel este şi în ipoteza străm u
tării în tem eiul art. 145 alin. (1) NCPC, instanţa de la care s-a străm utat procesul având
obligaţia înaintării dosarului la instanţa desem nată prin adm iterea cererii de străm utare;
art. 471 alin. (7) şi (8) prevede îndatorirea instanţei a cărei hotărâre se atacă să înain
teze dosarul instanţei de apel, obligaţie ce subzistă şi în sarcina instanţei a cărei hotărâre
este recurată, respectiv, d e a înainta dosarul instanţei de recurs, potrivit art. 490 alin. (2)
NCPC, în toate aceste situaţii, instanţa dispunând aceste m ăsuri din oficiu, astfel că nu se
poate retine vreun m otiv im putabil părţii pentru eventuale întârzieri în efectuarea aces
to r acte d e procedură, care, pentru a atrage perim area, a r trebui să depăşească 6 luni.
Fiind o sancţiune procedurală ce operează de drept, instanţa p o a te sâ constate peri
m area ş i din oficiu, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 420 alin. (1), ch iar în lipsa păr
ţilor, însă acestea trebuie să fie legal citate.
A
A r i , 4 1 7 . în treru p erea cursulu i p erim ării. Perim area se întrerupe prin
îndeplinirea unui act de procedură făcut în vederea judecării procesului de către
partea care justifică un interes.
C O M E N T A R IU
în tru câ t este un term en procedural legal perem ptoriu, term en ul de perim are a rtre -
bui să curgă continuu, fără posibilitatea de a fi întrerupt sau suspendat, însă legea derogă
de la această regulă, term enul de perim are putând fi întrerupt ori suspendat.
Textul reglem entează un singur caz d e întrerupere a term enului d e perim are, sens în
care dispune că efect întreruptiv al cursului perim ării nu poate avea decât un act de pro
cedură în d e p lin itîn vederea judecării procesului de către partea care justifică un interes.
Actul de procedură al repunerii cauzei pe rol, de natură a întrerup e term enul de
perim are, nu poate fi în d e p lin it din oficiu, câtă vrem e perim area intervine pentru a
sancţiona pasivitatea culpabilă a părţii care a lăsat pricina în nelucrare un anum it interval
de tim p111.
Cererea de redeschidere a p rocesu lu i form u lată d e pa rtea i nte resată tre bu ie să u rm ă *
rească repunerea cauzei pe rol în vederea continuării judecăţii, act de procedură care
trebuie să fie însă valabil făcut, întrucât un a ct nul nu poate avea niciun efect*.
Cerinţa nu este înd ep lin ită în situaţia în care cererea de reluare a ju decăţii form u
lată în tem eiul art. 415 pct. 1 NCPC nu este însoţită de dovado a ch ită rii taxei ju d icia re
de tim bru ş i tim bru ju d ic ia r în cuantum ul prevăzut d e lege (dacâ este vorba despre o
cerere supusă tim brajului), pentru că instanţa va hotărî anularea ca netim brată a cererii
de repunere pe rol, prioritară fiind soluţionarea excepţiilor, astfel cum prevede art. 248
alin. (1) N C P C
Nici cererea d e repunere pe rol neînsoţită d e solicitarea de ju d eca ta în lipsă nu poate
constitui un act de procedură valabil căruia să i se recunoască efectul de întrerupere a
term enului de perim are, în condiţiile în care instanţa a dispus suspendarea în tem eiul
ll' A . Co n sta n d a , Sancţiu ni în p ro ce su l c iv il (2), Practică ju d icia ră adno tată, Ed . H âm an giu , Bucureşti, 2011,
p. 4 4 4 ; C .A , Bucureşti, s. a lll-a civ., m in, fi fa m ., d e c. nr. 4 2 0 / 2 0 0 6 , portal.just.ro.
12 M. TâM reâ, G h . B ura, op. cit., 2 00 7, p. 673.
C A R M g N N S S R IL Â 781
A rt. 418 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
art. 411 alin. (1) pct. 2 N CPC pentru lipsa părţilor şi absenţa unei cereri de judecată în
lipsă, deoarece nu se poate păşi nici ulterior la continuarea ju decăţii în lipsa unei so lici
tări exprese de ju decare în lipsă care, anterior, a condus la suspendare*11.
A ctul de procedură întreruptiv al cursului term enului de perim are trebuie efectuat la
instanţa pe rolul căreia se află procesul a cărei judecată a fost suspendată şi pentru care
se urm ăreşte evitarea sancţiunii procedurale în discuţie.
Totodată, el trebuie s â provină d e la p a rtea care ju stifică un interes, ceea ce repre
zintă o chestiune de apreciere a instanţei. în să , când suspendarea a fo st dispusă pentru
lipsa d e stăruinţă a părţilor în judecată, pentru aceleaşi considerente pentru care inter
venientul accesoriu sau cel chem at în garanţie nu poate face în m od valabil cerere de
ju decare în lipsă, nici cererea de repunere pe rol nu poate fi form ulată decât de recla
m ant, pârât ori intervenientul principal121.
Consideraţiile anterioare sunt pe deplin aplicabile şi în ce priveşte perim area execu
tării. Dacă, ulterior unui act de executare, în term en de 6 luni s-a săvârşit un nou a ct de
procedură constând în contestaţia la executare, iar în m ai puţin de 6 luni s-a form ulat
cerere de reluare a executării silite, term enul de lăsare în nelucrare a procedurii execută
rii silite nu s-a îm p linit, fiind în treru p t prin form ularea contestaţiei la executare131.
A r t , 4 1 8 . Su sp end area cu rsu lu i p erim ării. (1) Cursul perim ării este suspen
dat câ t tim p durează suspendarea judecăţii, pronunţată de instanţă în cazurile
prevăzute la art. 413, precum şi în alte cazuri stabilite de lege, dacă suspendarea
nu este cauzată de lipsa de stăruinţă a părţilor în judecată.
(2) In cazurile prevăzute la art. 412, cursul perim ării este suspendat tim p de o
lună de la data când s-au petrecut faptele care au determ inat suspendarea ju d e
căţii, dacă aceste fapte s-au petrecut în cele din urm ă 3 lu n i ale term enului de
perim are.
(3) Perim area se suspendă, de asem enea, pe tim pul câ t partea este îm piedicată
de a stărui în judecată din cauza unor m otive tem einic justificate, precum şi în
alte cazu ri expres prevăzute de lege.
C O M E N T A R IU
Ii: A Co n sto n d o , o p . cit. (2), p. 4 6 2 ; V.M. Cio b a n u , 6 . Boroi, T.C. B riciu , op. cit., 2 0 1 1 , p. 3 1 7 ; I.C .C.J., s. civ. şl de
propr. int.r d e c. nr. 2 4 9 0 /2 0 1 0 . nepublicată.
m i Leş, N o u l C o d d e p ro ce d u ră civilă, vo i. I, 2 01 1, p, 535.
Ca r m s n N s g r il  783
A rt. 419 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Pentru d putea conduce însă la suspendarea cursului perim ării, este necesar ca
aceste m otive să intervină în ca d ru l term enului de p erim are de 6 luni, iar partea care le
invocă să fie în m ăsură sâ dovedească nu num ai faptul apariţiei lor, ci şi durata acestora,
pentru a fi posibilă determ inarea întinderii perioadei de suspendare a cursului perim ării,
perioadă pe care legea nu o lim itează. După încetarea acestor m otive, cu rsu l term enului
de p erim are s e reia, prin luarea în calcul şî a tim pului scurs înaintea ivirii m otivelor ju sti
ficate care au îm piedicat partea să stăruie în judecată.
în ce priveşte sintagm a „alte ca zu ri expres prevăzute de lege", se poate constata că
un astfel de caz este m enţionat în mod expres în art. 62 alin. (2) din Legea nr. 192/2006
privind procedura m edierii, care prevede suspendarea cursului term enului de perim are
pe durata desfăşurării proced urii m edierii, d a r n u m a i m u lt de 3 lu n i de la data sem nării
con tractului de m ediere; fiind prevăzută într-o lege specială, suspendarea term enului de
perim are operează şi în acest caz de suspendare voluntară, cum este şi cea dispusă în
baza art. 62 alin. (1) din aceeaşi lege raportat la art. 411 atin. (1) pct. 1 NCPC, în vederea
parcurgerii procedurii m edierii.
A r t . 4 1 9 . E fectele cererii asupra cop articip an ţilo r. în cazul în care sunt mai
m ulţi reclam anţi sau pârâţi îm preună, cererea de perim are o ri actul de procedură
întrerupător de perim are al unuia foloseşte şi celorlalţi.
C O M E N T A R IU
Textul reprezintă o aplicare particulară a dispoziţiilor ce reglem entează regim ul ju ri
dic al coparticipării procesuale prevăzut de art. 6 0 alin. (2) N CPC şi determ ină efectele
cererii d e perim are ori a le actului întreru p ăto r de perim are asupra celorlalţi copartici-
panţi.
Astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 416 NCPC, perim area îş i p rodu ce consecinţele
nu num ai asupra actelor d e procedură, ci şi asupra tuturor p ă rţilo r din proces, persoane
fizice sau ju rid ice, iar în cazul persoanelor fizice, ch iar dacă acestea su n t lipsite de capa
citate de exerciţiu.
Perim area se răsfrânge asupra tuturor actelor d e procedură şi asupra tuturor părţilor
din proces, întrucât este o consecinţă a caracterului unitar al procesului civil, atât în cazul
în care sancţiunea este invocată din oficiu, cât şi pe cale d e excepţie, ch iar dacă textul se
referă num ai la cererea de perim are şi la actul întreru p ăto r d e perim are, după cum se
aplică tuturor acţiunilor, indiferent d e caracterul o bligaţiilor ce form ează obiectul ju d e
căţii, nu num ai în cazul raporturilor de solidaritate sau indivizibilitate111.
A ctul întreru p ăto r d e perim are în d e p lin it de un coparticipant profită şi celorlalţi şi,
d e asem enea, invocarea excepţiei d e perim are de către pârât profită şi celorlalţi pârâţi;
în schim b, dacă perim area nu poate fi susţinută faţă de un reclam ant, ea nu va putea fi
solicitată nici faţă d e ceilalţi reclamanţi'*1; două cereri conexe nu pot fi perim ate decât
îm p reun ă, iar suspendarea term enului de perim are are loc în privinţa tu tu ro r părţilor,
Indiferent de motiv, perim area având un caracter in d iv iz ib il.
A r t . 1 2 0 . Procedura p erim ării. (1) Perim area se constată din oficiu sau
la cererea părţii interesate- Judecătorul va cita de urgenţă părţile şi va dispune
grefierului să întocm ească un referat asupra actelor de procedură în legătură cu
perim area.
(2) Perim area poate fi invocată şi p e cale de excepţie în cam era de consiliu sau
în şedinţă publică.
(3) Perim area cererii de chem are în judecată n u poate fi ridicată pentru prim a
oară în instanţa de apel.
C O M E N T A R IU
1 . In v o c a re a p e r im ă rii. D e ş i p e rim a re a e s te re g le m e n ta tă d e n o r m e d e o rd in e
p u b lic ă şi e s te o s a n c ţ iu n e p ro c e d u ra lă c e operează de drept, a c e a s ta trebuie pronun'
ţatâ de instanţa de judecata, la c e re re a p ă rţii in te re s a te d in o ficiu .
P e lâ n g ă p o s ib ilita te a in sta n ţe i d e a o in v o ca din oficiu , d re p tu l d e a in v o ca p e rim a re a
re v in e p ă rţii interesate , c a re , d e re g u lă , e s te p â râ tu l, ia r în a p e l. re cu rs, c o n te s ta ţie în
a n u la re sa u re v iz u ire , a s e m e n e a in te re s a p a r ţ in e in tim a tu lu i.
Fiin d re g le m e n ta tă p rin n o r m e c e o c r o te s c u n in te r e s g e n e ra l, p e rim a re a p o a te fi
in v o c a tă ş i de procuror. Ş i intervenientul principal, a v â n d o p o z iţie p ro c e s u a lă in d e p e n
d e n tă în p ro c e s , a re p o s ib ilita te a d e a in v o ca e x c e p ţia p e rim ă rii, a c e e a ş i in d e p e n d e n ţă
p ro c e s u a lă a v â n d şi intervenientul introdus în proces în te m e iu l art. 6 8 N C P C , p e cân d
intervenientul în interesul uneia dintre p ă rţi p o a te in v o c a p e rim a re a n u m a i d a c ă in v o c a
re a e x c e p ţie i s e c o n s titu ie în t r -u n act fa vo ra b il p ă rţii a c ă re i p o z iţ ie în p ro c e s o s u s ţin e
[art. 6 7 a lin . (2)].
P e rim a re a a r m a i p u te a fi in v o c a tă şi d e terţul chem at în garanţie în b a za a rt. 72
N C P C , d e ce l arătat ca titular ol dreptului, p o triv it n o r m e lo r d e la a rt. 7 5 N C P C s a u d e cel
introdus în cauză forţat, d in o ficiu , a stfe l c u m p re v e d e a rt. 7 8 N C P C .
U n e o ri şi reclam antul p o a te ju s tific a u n in te re s în in v o c a re a p e rim ă rii, c u m a r fi în tr-o
a c ţiu n e d e p a rta j sa u în c a r e s-a u fo rm u la t c e re ri u lte rio a re d e e x tin d e re a c a d ru lu i p ro
c e s u a l - in te rv e n ţie p rin c ip a lă v o lu n ta ră , c h e m a r e a în ju d e c a t ă a a lto r p e rs o a n e e t c .111
2 . P r o n u n ţ a r e a p e r im ă rii. S a n c ţiu n e a p e rim ă rii se p ro n u n ţă d e in s ta n ţă n u m a i
d u p ă v e rific a r e a ş î c o n s ta ta re a în d e p lin irii c o n d iţiilo r p re v ă z u te d e le g e , p e rim a re a
in v o c â n d u 'S e , d e re g u lă , la p rim u l te rm e n c e u rm e a z ă d u p ă îm p lin ire a te rm e n u lu i de
p e rim a re şi la c a re p ă rţile a u fo s t le g a l c ita te , n e fiin d n e c e s a ră m e n ţio n a re a d is c u tă rii
in c id e n tu lu i p e rim ă rii; n im ic n u s e o p u n e în s ă c a p e rim a re a să p o a tă fi in v o c a tă şi
u lt e r io r p rim u lu i te rm e n la c a r e p ă rţile s u n t le g a l c ita te , c o n s e c u tiv re p u n e rii c a u ze i pe
ro l, în t ru c â t, fiin d re g le m e n ta tă p rin n o rm e im p e ra tiv e , p o a te fi invocata în tot cursul
ju d eca ţii în acea etapa procesuala.
E x c e p ţia p e rim ă rii t r e b u ie s u p u s ă dezbaterii contradictorii o porţilor, d a te fiin d o b li
g a ţiile ju d e c ă to r u lu i s ta tu a te p rin d is p o z iţiile a rt. 2 2 alin . (2 ) şi a rt. 2 4 5 şi u rm . N C P C , şi
t r e b u ie c o n s ta ta tă d e in sta n ţă în c o m p u n e re a p re v ă z u tă d e le g e p e n tru so lu ţio n a re a
c e re rii d e c h e m a re în ju d e c a t ă , a c o n te s ta ţie i sa u a c ă ilo r d e a ta c e n u m e ra te d e art. 4 1 6
alin . (1 ) N C P C , fiin d u n in c id e n t p ro c e d u ra l c e se s o lu ţio n e a z ă d u p ă re g u lile p ro c e d u rii
c o n te n c io a s e 1*1.
C A R M S N N S S R IL Â 785
A rt. 421 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Drept urm are, excepţia d e perim are nu îşi poate găsi dezlegarea doar în cadrul consi
derentelor hotărârii pronunţate pe fond, în absenţa invocării ei de Instanţă din oficiu sau
de părţi, înainte d e închiderea dezbaterilor*11.
Perim area poate fi invocată p e cale d e excepţie dacă, după îm plinirea term enului de
perim are, s*a fixat term en pentru judecarea în fond. Excepţia poate fi invocată în cam era
d e consiliu, dacă cererea în legătură cu care a intervenit perim area este dintre cele care
se judecă în cam era de consiliu12*(sub rezerva dispoziţiilor art. XII din Legea nr. 2/2013191},
textul d e la art. 420 alin. (2) neconsacrând posibilitatea unei opţiuni între a invoca excep
ţia în cam era de consiliu sau în şedinţă publică, nici pentru părţi, nici pentru instanţă.
3. In ad m isib ilitatea invocării p erim ării in calea d e atac. Deşi este reglem entată prin
norm e de ordine publică, legea nu îngăduie ca perim area cererii de chem are în judecată
să poată fi ridicată pentru prim a oară în faţa instanţei de apel (cu atât m ai m ult în recurs
sau în celelalte căi extraordinare de atac), astfel că, d acă partea interesata nu a invocat-o
înaintea p rim ei instanţe, sa n cţiu n ea se acoperă şi sentinţa nu mai poate fi schim bată
pentru acest m otiv141.
în să , dacă ea a fost invocată s i o fo s t respinsă, soluţia dată excepţiei perim ării poate
fi obiect al criticilor în calea de atac ce se poate exercita îm potriva acelei hotărâri prin
care instanţa s~a dezînvestit, fără ca prin aceasta să se încalce dispoziţiile art. 420 alin. (3)
NCPC.
C O M E N T A R IU
1. Felul ho tărârii. C alea d e atac. Indiferent de m ijlocul procedural de invocare a peri
m ării (cerere sau excepţia de perim are), daca instanţa constată că perim area nu a inter
venit, va pronunţa o încheiere interlocutorie care poate fi atacată odată cu fondul proce
sului; în situaţia întru nirii condiţiilor perim ării, instanţa va pronunţa fie o sentinţă, f ie o
decizie, în raport d e obiectul perim ării.
H otărârea de respin gere a cererii sau excepţiei de perim are se va ataca c u a pei sau
recurs, după caz, potrivit regulilor d e drept com un aplicabile hotărârii prin care instanţa
se dezînvesteşte, sens în care urm ează a se observa dispoziţiile art. 4 6 6 şi art. 483 NCPC.
Dacă s e constata perim area, hotărârea este supusa recursu lu i la instanţa ierarhic
superioara, în term en de 5 zile de ia pronunţare, iar când hotărârea de perim are se pro
nunţă de o secţie a în altei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul se judecă d e Com pletul de
5 ju d e c ă to ri
Textul conţine o derogare de la regulile de drept com un în m aterie de recurs (30 de
zile de la com unicare, potrivit art. 485 afin. (1) N CPC], atât în privinţa duratei lui, cât şi
a m om entului de la care acesta începe să curgă, iar norm a privind curgerea term enului
de la pronunţarea hotărârii a fost confirm ată sub aspectul constituţionalităţii sale, chiar
dacă instanţa co n stitu ţio n a li a analizat dispoziţiile identice din codul anterior'11.
Apreciem însă că declanşarea term enului de recurs de la pronunţare este con
diţionată de legolitoteo p ro ced u rii de citare a p ă rţilo r pentru term enul câ nd s-a constatat
perim area, pentru că,?n cazul unei greşite aplicări a dispoziţiilor art. 229 N CPC referitoare
la term enul în cunoştinţă sau a altor neregularităţi privind citarea, instanţa d e judecată
nu se afla în situaţia de a se pronunţa, ci avea obligaţia de a dispune am ânarea judecăţii în
condiţiile art. 153 NCPC, su b pedeapsa nulităţii, întrucât o procedură viciată echivalează
cu neîndeplinirea ei; or, raţiunea citării este aceea ca părţilor să le fie respectat dreptul
la apărare şi să aibă posibilitatea prezentării fa term enul de ju decată şi participării la
dezbateri şi, deci, şi la pronunţarea hotărârii în şedinţă publică, date fiind prevederile
art. 402 N CPC; altfel spus, în cazul în care un term en pentru exercitarea căii d e atac curge
de la pronunţare „procedura de citare îndeplineşte ţ i fu n cţia proced urală a com unicârii',
iar neregularitatea citării antrenează num ai o aparenţă că term enul de declarare a căii
de atac a începu t să curgă121.
2. Perim area recursului şi a celo rlalte că i e xtrao rd in are d e atac. 5e im pune preci
zarea ca art. 421 alin. (2) NCPC, prevăzând posibilitatea atacării cu recurs a hotărârii de
perim are, nu deschide calea unui recurs la recurs pentru ipoteza în care sancţiunea este
aplicată ch iar cererii de recurs, hotărârea de p erim are o recursului fiin d definitivă, con-
form art. 634 alin. (1) pct. 5 N C P C
Recursul îm potriva unei decizii de perim are a recursului nu intră nici sub incidenţa
art. 23 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, întrucât norm a d in legea specială se referă la
hotărârile nedefinitive p rin care s*cr întrerupt cu rsu l ju d e că ţii în fa ţo cu rţilo r de apel, iar
pe de altă parte nu hotărârea de perim are a întrerupt judecata {care stinge procesul în
faza în care se află)1", ci actul de procedură anterior (suspendarea).
De asem enea, dacă se peri mă o contestaţie în anulare sa u revizuire, întrucât peri-
m area constituie un incident procedural, ea nu va putea fi atacată cu recurs decât dacă
şi hotărârea ce urm a sa se pronunţe asupra contestaţiei în anulare sau revizuirii este ea
în săşi susceptibilă d e recurs.
3. Recursul la perim area pronunţată d e o secţie a în a lte i Curţi. Textul dispune câ
atunci când hotărârea de perim are se pronunţă de o secţie a înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, recursul se ju d e c ă de Com pletul de 5 ju d ecă to ri.
Norm a analizată este plasată în Titlul I al Cărţii a ll-a din Cod ce reglem entează proce
dura în faţa prim ei instanţe, astfel că, pentru a-i determ ina sfera d e aplicare, trebuie por
nit de la prem isa stabilită prin art. 494 N CPC care prevede că „dispoziţiile de procedură
privind judecata în prim ă instanţă şi în apel se aplică şi în instanţa de recurs, în m ăsura în
care nu sunt potrivnice celor cuprinse în prezenta secţiune", după cum trebuie observate
şi cele dispuse d e art. 634 alin. (1) pct. 5 NCPC, anum e că „hotărârile date în recurs, chiar
111 C.C., D ec. nr. 3 1 1 /2 0 0 2 re fe rito a re la co n stitu ţio n alitate a art. 2 5 3 afin. (2 ) C P C 1 8 S 5 ; Dec. nr. 1 24 /2 00 6.
I2J G. Boroi, O. fldtfescu, C o d u l d e p r o c e d u r i c iv ili c o m e n ta t ş i a d n o ta t, Ed . AII, B u cu reşti. 1 99 4, p, 531.
11■V.M. C iobon u, G. Boroi, T.C. 8rieio , op. c it., 2 0 1 1 f p . 320.
dacă prin acestea s-a so luţio nat fondul pricinii" sunt definitive; în consecinţă, hotărârile
d a te în recurs su n t definitive ş i daco su n t pronu nţate p e calea u n e i excepţii, cum este şi
cea de perim are.
A vând tn v e d e re a ctu a la re g le m e n tare a co m p e te n ţe i în a lte i C u rţi prevăzută
d e a rt. 9 7 NCPC, apreciem că d o a r ?n situaţia constatării perim ării unei cereri ce se
încadrează în norm a de com petenţă d e la art. 97 pct. 4 NCPC, referitoare la o eventuaîă
com petenţă de p rim ă instanţă stabilită p rin legi speciale, pronunţată de o secţie a sa, este
susceptibilă de recurs la Com pletul de 5 ju d ecă to ri; în această categorie s-a r încadra, de
exem plu, contestaţiile referitoare la m odul de form are şi com ponenţa Biroului Electoral
Central cu ocazia alegerilor prezidenţiale [art. 25 alin. (2) din Legea nr. 370/2004,
republicată], a alegerilor parlam entare (art. 21 din Legea nr. 35/2008), a celo r pentru
alegerea autorităţilor adm inistraţiei publice locale [art. 39 alin. (2) d in Legea nr. 67/2004]
sa a a alegerilor europarlam entare (art. 32 alin. (2) din Legea nr. 33/2007]; de asem enea,
deciziile Biroului Electoral Central cu privire la adm iterea sau respingerea unui protocol
d e constituire a unei alianţe electorale la alegerile parlam entare (art. 9 1 din Legea
nr. 35/2008) sau la cele prezidenţiale (art. 6 alin. (6) din le g e a nr. 370/2004] sunt supuse
unei contestaţii a cărei com petenţă de soluţionare este atribuită în altei Curţi de Casaţie
şi Justiţie etc.
în plus, deşi norm a de com petenţă d e la art. 97 pct. 4 NCPC nu stabileşte o com pe
tenţă propriu-zisă de prim a instanţă a în altei Curţi, în care sunt incluse, spre exem plu,
conflictele de com petenţă (art. 135), cererile de străm utare (art. 142 alin. (1) teza a ll-a
şi alin. (2), art. 143], cele pentru delegarea altei instanţe {art. 147), acestea a r putea fi
perim ate d acă su n t com patibile cu m ă sura su sp en d ă rii ju d ecă ţii, caz în care hotărârea de
perim are dată d e o secţie a înaltei Curţi va fi supusă recursului la Com pletul d e 5 ju d e
cători.
Ca atare, considerăm că perim area u n u i recurs pronu nţat de o secţie a în a ltei Curţi
n u este susceptibilă de recurs Io Com pletul d e 5 ju d e că to ri întrucât aceasta este o hotă
râre definitivă.
Totodată, pot fi form ulate cereri de îndreptare a erorilor m ateriale strecurate în deci
ziile pronunţate de secţiile în altei Curţi (art. 4 42), cereri de lăm urire a hotărârii sau de
în lăturare a dispoziţiilor contradictorii (art. 443) ori cereri de com pletare a deciziilor pro-
nunţate de în alta Curte (art. 444); astfel cum prevede art. 446 NCPC, hotărârile prin care
se soluţionează asem enea cereri incidentale (ch iar pe calea excepţiei de perim are) sunt
supuse aceloraşi căi de atac ca şi hotărârile în legătură cu care s-au solicitat; prin urm are,
fiind pronunţate d e o instanţă de recurs, nici acestea nu su n t susceptibile de recurs la
Com pletul de 5 judecători.
Pentru identitate de raţiune, nu poate fi atacată cu recurs nici constatarea perim ării
celorlalte căi extraordinare de Qtac exercitate îm potriva d eciziilo r definitive pronunţate
d e secţiile în altei Curţi ori a cererilor incidentale form ulate în cadrul acestei căi de atac.
Recursul în in teresu l legii, exceptând faptul că nu este soluţionat de o secţie a înaltei
C urţi, este incom patibil cu instituţia perim ării (decurgând din im posibilitatea suspendă
rii d in m otive ce pot conduce la lăsarea cau 2ei în nelucrare din culpa părţilor), nefiind o
cale de atac de reform are sau retractare pentru a fi susceptibil de încad rare în prevede
rile art. 416 alin. (1) NCPC.
Soluţia este identică şl în cazul cererii adresate în altei C urţi de Casaţie şi Justiţie în
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile p en tru dezlegarea u n o r chestiuni d e drept,
A r U 4 2 2 . E fectele p erim ării. (1) Perim area lipseşte de efect toate actele de
procedură făcute în acea instanţă.
(2) Când însă se face o nouă cerere de chem are în judecată, părţile pot folosi
dovezile adm inistrate în cursul ju decării cererii perim ate, în m ăsura în care noua
instanţă socoteşte că nu este necesară refacerea lor.
C O M E N T A R IU
1. Efectele faţă d e cererea introductivă. Perim area are ca efect stingerea p rocesu •
lu i c iv il în fa za în care s e afla, îm preună cu toate actele de procedură îndeplinite în acea
cauză.
Deşi art. 416 N CPC prevede că se perim a o rice cerere d e chem are în judecată, con*
testaţie, apel, recurs, revizuire şi orice cale de atac de reform are sau d e retractare, dis
poziţiile art. 422 alin. (1) com plinesc norm a m enţionată şi declară ineficiente (lipsite de
efecte) toate actele de procedura fă cu te în acea instanţă, prin urm are nu num ai actul de
sesizare a instanţei111.
Daca s-a constatat perim area cererii de chem are în judecată printr-o hotărâre defini
tiva, efectu l acesteia de a întrerupe prescripţia extinctivâ nu s e m a i produce, astfel cum
prevede art. 2539 NCC. Cu toate acestea, dacă dreptul de a obţine condam narea pârâ
tu lu i nu s-a prescris, reclam antul poate form ula o noua cerere de chem are în ju d eca tă
pentru că perim area nu se răsfrânge nici asupra dreptului subiectiv civil şi nici asupra
dreptului la acţiune..
Potrivit art. 422 alin. (2) NCPC, în această nouă cerere părţile p o t fo lo s i dovezile
odm inistrate în cu rsu l cererii perim ate, daca noua instanţă socoteşte ca nu este necesară
refacerea lor; textul conţine o excepţie d e la p rin cip iu l nem ijlocirii adm inistrării p ro b elo r
reglem entat expres de art. 16 NCPC.
2. Efectele perim ării apelului şi a căilor extraordinare de atac. Dacă s-a perim at
cererea de apel, s e stinge jud ecata în instanţa de apel, părţile nem aiputând exercita un
nou apel îm potriva aceleiaşi hotărâri a prim ei instanţe, dat fiind principiul unicităţii căii de
atac prevăzut de art. 460 alin. (1) NCPC, dar n ici recurs, dacă legea procesuală îl prevede,
pentru că a r fi exercitat om isso m edio, în alte condiţii decât cele perm ise de art. 459
alin. (2) teza a ll-a; prin urm are, soluţia prim ei instanţe devine definitivă, în condiţiile
art. 634 alin. (1) pct. 4 NCPC; îm potriva deciziei instanţei de apel prin care s-a constatat
perim area apelului recursul nu este adm isibil dacă instanţa a fost învestită cu soluţionarea
apelului exercitat îm potriva hotărârii de prim ă instanţă pentru care legea prevede că este
supusa num ai apelului, sens în care dispune art. 483 alin. (2) teza finală NCPC.
Când s-o p e rim a t cererea de recurs, de asem enea nu m ai este posibilă exercitarea
unui nou recurs îm potriva aceleiaşi hotărâri, instanţa d e recurs pronunţând o hotărâre
definitivă, astfel cum prevede art. 634 alin. (1) pct. 5 NCPC.
Pentru ipoteza p e rim ă rii unei contestaţii în anulare sa u revizuiri, hotărârea de
perim are este definitivă sau nu potrivit regim ului căilo r de atac aplicabil hotărârii ce
a făcu t obiectul contestaţiei sau revizuirii; părţile nu vo r mai putea form ula o nouă
1 1 1 1. L e ş , N o u l C o d d e p r o c e d u r ă c i v i l ă , v o i . I, 2 0 1 1 , p , 5 4 0 .
C A R M S N N S S R IL Â 789
A rt. 423 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
contestaţie în anulare ori revizuire pentru aceleaşi m otive valorificate prin cererea
p e rim a ţi [art. 460 alin. (1)].
3. Su p o rtarea ch e ltu ie lilo r de ju d e cată. Constatarea perim ării antrenează, la cerere,
obligaţia de suportare a cheltuielilor de judecată în sarcina părţii care a form ulat cererea
ulterior perim ată şi căreia îl sunt im putabile m otivele lăsării cauzei în nelucrare, potrivit
criteriu lui culpei procesua le presupus de aplicarea dispoziţiilor art. 453 NCPC.
A rt. Perim area in stan ţei. O rice cerere adresată unei instanţe şi care a
răm as în nelucrare tim p de 10 ani se perim ă de drept, chiar în lipsa unor m otive
im putabile părţii. D ispoziţiile art. 420 se aplică în mod corespunzător.
C O M E N T A R IU
Perim area instanţei este o Instituţie nou introdusă în procedura civilă, d a r care s-a
regăsit tn legislaţia noastră m ai veche, diferită însă de perim area cererii reglem entată de
art. 416-422 NCPC.
Perim area instanţei vizează orice cerere adresata instanţei de ju d eca tă , indiferent
d e natura sau obiectul acesteia, întrucât textul nu circu m stan ţială noţiunea de cerere.
Ca atare, dacă sunt în deplinite condiţiile prevăzute de lege, sunt susceptibile de
această sancţiune: cererea de chem are în judecată, apelul, recursul, contestaţia în anu
lare, cererea de revizuire şi orice alte cereri adresate instanţelor judecătoreşti şi indi
ferent de procedura care ar fi fost aplicabilă pentru soluţionarea lor. Spre exem plu, o
cerere necontencioasă, supusă procedurii reglem entate de art. 527 şi urm . NCPC, indife
rent dacă instanţa a hotărât soluţionarea ei cu sau fără citarea petentului sau a altor per*
soane arătate tn cerere, daca a răm as în nelucrare 10 ani este supusă perim ării instanţei,
dupâ cum ea poate fi constatată perim ată şi potrivit art. 4 1 6 şi urm.
Prin urm are, perim area instanţei intervine în cazul în care nu a intervenit perim area
cererii, în condiţiile prevăzute de art. 416 şi urm . N CPC; dacă perim area cererii nu s-a
constatat la un m om ent apropiat intervalului de 6 luni, ci cauza se repune pe rol în ved e
rea discutării perim ării cererii (de exem plu, după trecerea unui interval de 3 ani sau mai
m ult), aceasta nu înseam n ă că sancţiunea prevăzută de art. 416 nu mai poate fi dispusă
şi că ar trebui să se aştepte îm plinirea term enului pentru perim area instanţei.
Sancţiunea procedurală analizată este una care intervine de drept, atunci când cere
rea a răm as în nelucrare un interval m ult m ai îndelungat decât cel prevăzut de art. 416,
respectiv 1 0 ani, şi chiar în lipsa u n o r m otive im putabile porţii, ceea ce înseam nă că, dacă
partea a fost în culpă, aceasta răm âne o îm prejurare indiferentă; pe de altă parte, având
în vedere că nu interesează atitudinea procesuală a părţii sau părţilor, se poate constata
că şi în cazul în care s-a decis soluţionarea unei cereri adresate instanţei fără citarea păr
ţilo r şi ea a răm as în nelucrare în intervalul prevăzut de lege, perim area instanţei este
incidenţă; teoretic, într-o astfel de situaţie s-ar putea regăsi şi o cerere înregistrată în
evidenţele instanţei d e judecată şi pentru care nu s-au dispus m ăsurile legale în vederea
soluţionării ei, legiuitorul instituind o prezum ţie legala absoluta a dezinteresului părţii
tn judecarea acesteia în cazul în care în perioada celor 10 ani, aceasta nu a revenit cu o
solicitare în sensul dispunerii m ăsurilor legale om ise d e instanţă.
Pentru soluţionarea cererii prin aplicarea acestei sancţiuni, regulile de procedură
prevăzute de art. 420 NCPC sunt pe deplin aplicabile.
Astfel: ed se constată din oficiu (caz în care cererea va trebui repusă pe rol) sau la
cererea p ă rţii interesate: părţile vo r trebui citate, chiar dacă este vorba despre o cerere
necontencioasă pentru care instanţa decisese ab initio soluţionarea fără citare, în con
textul art. 532 alin. (1) NCPC, întrucât regulile de soluţionare a acestui incident repre
zintă o norm ă specială, astfel în cât se aplică în m od prioritar. Judecătorul va dispune
întocm irea d e către grefier a referatului asupra actelor d e procedură în legătură cu peri
m area, iar Incidentul va fi so luţio nat în cam era de consiliu (regula fiind incidenţă, spre
exem plu, în cadrul procedurii necontencioase) ori în şedinţă publică (dacă cererea a
cărei perim are se constată era susceptibilă de soluţionare în şedinţă publică). Totodată,
perim area instanţei, la fel ca şi perim area cererii, nu va putea fi invocată pentru prima
oară în instanţa de apel.
C O M E N T A R IU
Sintagm a „prin core este s o lu ţio n a ţi cauza" acoperă f i r i echivo c şi din punct de
vedere term ino lo gic şi ipoteza soluţionării unei cereri de chem are în ju d e c a t! pe cale de
excepţie, iar nu num ai atunci când instanţa soluţionează pe fond raportul litigios.
Deşi prin pronunţarea hotărârii judecătoreşti instanţa se dezînvesteşte, astfel cum
dispune art. 429 NCPC, indiferent de soluţia pe care o adoptă (pe cale de excepţie sau pe
fond), art. 4 2 4 alin. (1) nu n e a g i aceste efect principal al pronunţării hotărârii, întrucât
form ularea alternativă a textului are în vedere ipoteza adm iterii u nei excepţii de necom -
petenţâ, urm ată sau nu de declinarea d e com petentă, pentru c l , spre exem plu, în cazul
adm iterii excepţiei de necom petenţâ generală, soluţia pe care instanţa o va pronunţa
este aceea de respingere a cererii ca inadm isibilă, astfel cum prevede art. 132 afin. (4)
NCPC.
Prin urm are, şi dezînvestirea prim ei instanţe prin această m odalitate se realizează
prin pronunţarea unei sentinţe, fie că este vorba despre respingerea cererii ca inadm i
s ib ili, fie despre declinarea dispusă de o instanţă în favoarea alteia, ori de o secţie spe
cializată a unei instanţe în favoarea secţiei specializate în altă m aterie a aceleiaşi instanţe
sau între com pletele unei instanţe în considerarea specializării unuia dintre ele; ipoteza
declinărilor evocate re p re zin ţi o concluzie ce decurge din dispoziţiile art. 136 alin. (1)
şi (4) N CPC care prevăd aplicarea prin asem ănare a reglem entărilor privind excepţia de
necom petenţă şi conflictul de com petenţă şi în cazul se cţiilo r specializate a le aceleiaşi
instanţe judecătoreşti, dar şi în cazul com pletelor specializate.
Dacă însă o secţie a în altei Curţi se dezînvesteşte prin declinarea de com petenţă în
favoarea altei secţii a înaltei Curţi sau declinarea este dispusă între com pletele unei sec
ţii în considerarea specializării unuia dintre ele, hotărârea nu se va num i sentinţă, ci
încheiere, întrucât o asem enea dezînvestire nu este p ro n u n ţaţi în prim ă instanţă, so lu
ţie care decurge din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 424 alin. (1) şi (5) NCPC.
Şi hotărârile pronunţate d e Tn alta Curte Tn m ateriile ce ţin de com petenţa diversă a
instanţei suprem e reglem entată prin dispoziţiile art. 97 pct. 4 NCPC (străm utări, conflicte
d e com petenţă, delegarea instanţei etc.) se vo r numi încheieri, întrucât norm a d e com
petenţă invocată nu reglem entează o co m p e te n ţi de prim ă instanţă propriu-zisă [pre
m isa norm ei de la art. 424 alin. (1)].
Dacă însă înalta Curte procedează la declinarea com petenţei soluţionării unui recurs,
a unei contestaţii în anulare sau revizuiri în favoarea unei alte instanţe, hotărârea de
dezînvestire se va numi decizie, în aplicarea regulii prevăzute d e art. 424 alin. (4) NCPC, iar
nu a celei de la alin. ( 1 ), pentru că astfel se soluţionează o excepţie în legătură cu recursul.
Raţionam entul anterior este aplicabil m utatis m utandis şi în privinţa declinărilor
dispuse de către instanţele de apel sau de către celelalte instanţe d e recurs decât înalta
Curte.
Prin dispoziţiile Legii nr. 76/2012, la art. 4 2 4 s-a introdus alin. (2), care include în cate
goria sen tin ţelo r hotărârea prin care judecătoria soluţionează căile de atac îm potriva
hotărârilor adm inistraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi a le altor organe cu astfel
d e activitate, în cazurile prevăzute de lege, co m p e te n ţi a judecătoriei statuată prin d is
poziţiile art. 94 pct. 3 NCPC.
Textul este util pentru a înlătura eventualitatea unei alte calificări a hotărârii pronun
ţate d e judecătorie în acest caz, având în vedere că ipoteza se referă la solu ţio n a rea unei
c â i de atac.
3. D eciziile. H otărârile prin care instanţa se pronunţă asupra apelului, recursului,
recursului în interesul legii, precum şi hotărârea pronunţată ca urm are a anulării în apel
79 2 C A ffM S » N eSftILĂ
T it l u l l. P r o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 425
a hotărârii prim ei instanţe şi reţinerii cauzei spre ju decare ori ca urm are a rejudecării
cau 2ei în fond după casarea cu reţinere în recurs se num esc decizii.
Se constată câ textul om ite includerea în această categorie şi a hotărârii prealabile
pronunţate de în alta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru dezlegarea u n o r chestiuni de
drept, art. 521 alin. (1) NCPC indicând în m od expres că asupra acestei sesizări înalta
Curte se pronunţă prin deci 2ie.
O dispoziţie identică se regăseşte şi în m ateria recursului în interesul legii, norm a
specială de la art. 517 alin. (1) N CPC prevăzând în mod expres că acesta se soluţionează
prin decizie. Dacă prevederile din partea specială referitoare la soluţionarea recursului în
interesul legii nu au fost suficiente pentru a exclude deciziile pronunţate în acest caz din
norm a generală (art. 424 alin. (2)), opţiunea legiuitorului nu are nicio justificare pentru
lipsa de unitate norm ativă în m ateria hotărârii prealabile.
Şi hotărârea prin care instanţa de apel, după anularea hotărârii atacate, judecă pro
c e s u l evocând fondul (astfel cum prevede art. 480 alin. (3) NCPC] se num eşte decizie,
precizarea fiind valabilă în ipoteza în care anularea hotărârii atacate şi evocarea fondului
nu se realizează la acelaşi term en, prin aceeaşi hotărâre, raţiunile fiind identice cu cele
pentru care legiuitorul a m enţionat expres ipoteza rejudecării cauzei în fond după casa
rea cu reţinere în recurs.
4. H otărârile pronunţate în co ntestaţie In an u lare sau revizu ire. Contestaţia în anu
lare şi revizuirea se soluţionează, după caz, prin sentinţă sau decizie, acestea fiind căi de
atac de retractare.
Soluţia rep rezin t! o consacrare în cadrul dispoziţiilor generale privind hotărârile
judecătoreşti a principiului accesorium seq u itu rp rin cip a le, prin aplicarea căruia doctrina
şi jurisprudenţa dezvoltate în aplicarea codului anterior au concluzionat în acelaşi sens,
anum e că, dacă se ataca o hotărâre în prim ă instanţă, aceste căi extraordinare de atac
erau soluţionate prin sentinţă, pe când dacă obiectul contestaţiei în anulare sau revizuirii
era o hotărâre dată într-o cale de atac, se pronunţa o decizie.
5. în ch e ie rile . Celelalte hotărâri judecătoreşti date de instanţă se num esc încheieri,
dacă legea nu prevede altfel, indiferent dacă acestea sunt preparatorii sau interlocutorii,
conform distincţiilor de la art. 235 NCPC.
Norm a este valabilă atât pentru cele date în prim ă instanţă, precum şi în căile de
atac. ordinare sau extraordinare, ori în cadrul unor proceduri speciale, daca legea nu
conţine dispoziţii derogatorii.
atât m otivele pentru care s-au adm is, cât şi cele pentru care s-au înlăturat cererile
părţilor;
c) dispozitivul, în care se vor arăta num ele, prenum ele, codul num eric per
sonal şi dom iciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz, denum irea, sediul, codul
unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, num ărul de înm atriculare
în registrul com erţului ori de înscriere în registrul persoanelor ju rid ice şi contul
bancar, soluţia dată tuturor cererilor deduse judecăţii şi cuantum ul cheltuielilor
de judecată acordate.
(2) D acă hotărârea s-a dat în folosul m ai m ultor reclam anţi sau îm potriva mai
m ultor pârâţi, se v a arăta ceea ce se cuvine fiecărui reclam ant şi la ce este obligat
fiecare pârât ori, când este cazul, dacâ drepturile şi obligaţiile părţilor sunt soli
dare sau indivizibile.
(3) In partea finală a dispozitivului se vor arăta dacă hotărârea este executorie,
este supusă unei căi de atac o ri este definitivă, data pronunţării ei, m enţiunea
că s-a pronunţat în şedinţă publică sau într-o altă m odalitate prevăzută de lege,
precum şi sem năturile m em brilor com pletului de judecată. C ând hotărârea este
supusă apelului sau recursului se v a arăta şi instanţa la care se depune cererea
pentru exercitarea căii de atac.
C O M E N T A R IU
79 4 C A ffM S » NeSftILĂ
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a t a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 425
rea procurorului la judecarea cauzei, respectarea lim itelor învestirii in sta n ţe i susţinerile
părţilor, respectarea drepturilor procedurale ale acestora etc.
Cu referire la h o t ir ir ile pronunţate d e în a lta Curte, urm ează a se avea în vedere că
în practicaua acestora se vo r m enţiona num ele şi prenum ele m agistratului-asistent, iar
nu ale grefierului.
în practica judiciară anterioară s-a decis că hotărârea judecătorească nu va fi lovită
de nulitate d a c i în practicaua acesteia s-a m enţionat din greşeală num ele altui judecă
to r decât cel care a pronunţat-o şi a sem nat m inuta, ci se va recurge la procedura regle
m entată actualm ente de art. 442 N C P C "; de asem enea, lip sa p renu m elu i o ri a p renu
m elo r ju d ecă to rilo r care au sem nat hotărârea nu constituie caz de nulitate, astfel că şi
în acest caz, om isiunea este susceptibilă de îndreptare în condiţiile art. 442 NCPC121; ace
leaşi reguli sunt aplicabile şi cu referire la num ele şi prenum ele asistenţilor judiciari, ale
m agistraţii or-a s iste nţi, ale grefierilor ori ale procurorilor, atunci când aceştia participă în
proces, în raport cu m odalitatea de constituire a com pletului prevăzută d e lege.
3. C o nsiderentele. Considerentele hotărârii judecătoreşti conţin, pe lângă arătarea
obiectului cererii, a su sţinerilo r pe scurt ale părţilor, şi expunerea situaţiei de fapt reţi
nute de instanţă pe baza probelor adm inistrate, m otivele de fapt şi de drept pe care se
întem eiază soluţia, arătându*se atât m otivele pentru care s*au adm is, cât şi cele pentru
care s-au înlăturat cererile părţilor.
Astfel, o m otivare im plicită a unor capete de cerere sau cereri adiţionale orî inciden
ta le nu poate fi considerată ca fiind corespunzătoare exigenţelor art. 4 2 S alin. (1) NCPC,
dat fiind faptul că în dispozitiv trebuie să se regăsească soluţia dată fiecărei cereri care a
constituit cadrul obiectiv al ju decăţii1".
Hotărârea judecătorească trebuie să cuprindă nu num ai îm prejurările d e fa p t ori
doar m otivele de d rep t care au form at convingerea instanţei, astfel că ea se va referi la
toate acestea, fără a însem na însă că instanţa va trebui să răspundă tu tu ro r argum ente
lor invocate d e părţi pentru susţinerea pretenţiilor şi apărărilor pe care le*au form ulat,
instanţa fiind îndreptăţită să grupeze aceste argum ente pentru a le răspunde în cuprinsul
unui considerent com un1*1.
Instanţa va arăta în concret, în raport de probele dosarului, situaţia d e fapt pe care o
reţine în cauză şi va dem onstra aplicarea regulii d e drept incidente, referirea generică la
probele adm inistrate, fără a se indica în ce constau aceste probe, nefiind suficientă pen
tru a satisface standardele norm ei, a căro r încălcare va conduce la desfiinţarea hotărârii,
întrucât o aceasta constituie, în realitate, o fipsă a m otivării1*''.
Nici m otivarea sum ară a hotărârii judecătoreşti nu corespunde exigenţelor textu
lui pentru că lipsa de consistenţă a acesteia poate face im posibilă realizarea controlu
lui ju d iciar; totodată, considerentele hotărârii judecătoreşti trebuie să răspundă com an
dam entelor logicii, să fie clare, concise, ferm e, lipsite d e contradicţii, bazate pe probe
CARM SN n s g r il â 795
Art. 425 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
lui, potrivit art. 179 al în. {2} NCPC, m inuta fiind cea care reflectă soluţia adoptată de
instanţă, în tim p ce dispozitivul d o a r o reproduce111.
De asem enea, neconcordanţa din tre m inută ş i dispozitiv (care se redactează ulterior,
conform a rt. 4 2 6 alin . (5} N CPC] rep rezin tă şi ea o n e re g u la rita te ce a r tre b u i în d re p
ta tă prin refacerea d isp o zitivu lu i în se n su l m in u tei, în a p lica re a a celo raşi prevederi
ale a rt. 179 alin. (2) NCPC, având ?n vedere că dispoziţiile m inutei sunt cele care indică
soluţia reală pronunţată în cauză121.
5. Partea fin a lă a d isp o zitivu lu i. Alineatul (3) din acelaşi text reglem entează conţinu
tu l ultim ei părţi a dispozitivului, precizări care sunt deo seb it de utile până la asim ilarea
noilor dispoziţii d e procedură, fiind m enite să asigure părţilor o m ai bună orientare în
sistem ul şi activitatea ju diciară şi o eficientă exercitare a drepturilor lor.
Textul introduce obligaţia instanţei de a indica în dispozitiv dacă hotărârea este exe
cutorie, dacă este supusă unei c ă i de a ta c ori este definitivă, dispoziţiile noului cod fiind
substanţial diferite faţă d e reglem entarea anterioară în privinţa acestor instituţii.
indicarea greşită o căii de o to c este însă lipsită d e consecinţe vătăm ătoare pentru
părţi, dată fiind consacrarea explicită a principiului legalităţii căilor de atac prin dispozi*
ţiile art. 457 NCPC şi rem ediile procesuale adoptate prin noul cod pentru anihilarea unei
eventuale vătăm ări a părţilor decurgând dintr-o atare eroare a instanţei de judecată în
desem narea căii de atac prevăzute de lege pentru hotărârea pe care o pronunţă (art. 457
alin. (3)].
A lte elem ente obligatorii prevăzute de acest text sunt: data pronunţării, m enţiunea
pronunţării Tn şedinţă publică sau în altă m odalitate prevăzută de lege, precum şi sem nă
turile m em brilor com pletului de judecată.
Considerăm că şi neconcordanţa din tre data pronu nţă rii m enţionată în m inută ţ i cea
trecută în dispozitivul hotărârii a r trebui înlăturată prin refacerea dispozitivului în sensul
m inutei, astfel încât să se m enţioneze în dispozitiv data cuprinsă în m inută1".
Regula este pronu nţarea în şedinţă p u b lică , în condiţiile art. 402 NCPC, excepţia fiind
pronunţarea prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin m ijlocirea grefei instanţei,
astfel cum prevede art. 396 alin. (2). aplicabil d o ar în cazul în care instanţa s-a pronunţat
la o dată ulterioară celei la care a avut loc dezbaterea în fond a procesului, dispunând,
aşadar, am ânarea pronunţării.
Lipso m enţiunii referitoare la pronunţarea în şedinţă p u b licâ atrage nulitatea relativă
num ai atunci când s-a produs o vătăm are ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea
acelui act, potrivit art. 175 alin. (1) NCPC, dezlegare dată de instanţa suprem ă în recurs
în interesul legii prin Decizia nr. X lll/2007. O pinăm că această soluţie îşi păstrează valabi
litatea şi sub auspiciile noului cod, întrucât chestiunea este diferită de nulitatea necon
diţionată reglem entată de legiuitor prin prevederile art. 176 pct. 5 NCPC, norm ă care
sancţionează cu nulitatea nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la publicitatea
şedinţei de ju d eca tă , în tim p ce prevederile art. 425 alin. (3) NCPC sunt norm e care regie-
m entează conţinutul hotărârii jud ecăto reşti, iar nu publicitatea şedinţei de judecată.
Dacă hotărârea este supusă a p elului sau recursului, instanţa are şi obligaţia arătării
instanţei ia ca re se depune cererea pentru exercitarea căii de atac; prin urm are, instanţa
C A R M S N N S S R IL Â 797
Art. 426 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
m uncă în care com pletul este constituit prin includerea asistenţilor ju diciari, dat fiind că
art. 55 alin. {1} din Legea nr. 304/2004 privind organizarea ju diciară stabileşte c i în pri
vinţa cauzelor privind conflictele d e m uncă şi asigurări sociale com pletul se constituie
dintr-un judecător şi 2 asistenţi judiciari; textul din cod îşi găseşte reflectarea şi în dis
poziţiile art. 35 din Hotărârea C.S.M . nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulam entului de
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, astfel cum a fo st m odificat prin Hotărârea
nr. 637/2012.
Dispoziţia legală analizată este incidenţă în m ateria litigiilor şi conflictelor de m uncă,
a căror soluţionare revine în prim ă instanţă tribunalului, situaţie în care preşedintele îl
va putea desem na pe unul dintre m em brii com pletului să redacteze hotărârea, asistenţii
judiciari având, în această privinţă, obligaţiile legale ale judecătorilor [art. 111 alin. (2)
din Legea nr. 304/2004].
Cu referire la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, art. 71 din Legea nr. 3 0 3/2004 privind
statutul ju d ecăto rilo r şi procurorilor prevede că m agistraţii-asistenţi redactează hotărâri,
conform repartizării făcute de preşedinte pentru to ţi m em brii com pletului de judecată.
2. O p in ia separată. Dacă vreunul dintre judecători sau asistenţii judiciari a răm as în
m inoritate la deliberare, va redacta opinia separată ce va cuprinde expunerea conside
rentelor, soluţia pe care a propus-o şi sem nătura sa.
Potrivit regulilor d e adoptare a soluţiilor în prim ă instanţă în cazul litigiilor de m uncă,
judecătorul nu va putea form ula o astfel de opinie, ci num ai asisten ţii ju d ic ia ri, întrucât
art. 55 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 prevede că „asistenţii ju d iciari participă la deli
berări cu vot consultativ şi sem nează hotărârile pronunţate; opinia acestora se consem
nează în hotărâre, iar opinia separată se m otivează."
în tru câ t art. 71 din Legea nr. 303/2004 dispune că m agistraţii-asistenţi care participă
la şedinţele de judecată ale în altei C urţi de Casaţie şi Justiţie, de asem enea, participă cu
vot consultativ la deliberări, rezulta că şi aceştia pot form ula opinie separată care se va
m otiva ulterior.
Deşi art. 425 alin. (1) lit. b) N CPC include în cuprinsul co nsiderentelor şi obiectul
cererii şi susţinerile pe scurt ale părţilor, precum şi expunerea situaţiei de fapt reţinută
de instanţă pe baza probelor adm inistrate, apreciem că în conţinutul opiniei separate
cel răm as în m inoritate (judecător, asistent ju d iciar ori m agistrat-asistent) va trebui să
prezinte argum entele de fa p t ş i de d rep t pe care se bazează soluţia sa, întrucât celelalte
elem ente se vo r regăsi, în m od necesar, în redactarea hotărârii adoptate în opinie m ajo
ritară, astfel încât nu ar trebui reluate.
3. O p in ia concurentă. Codul aduce ca elem ent de noutate opinia concurentă. Ca şi în
cazul opiniei separate, norm a are aplicabilitate în ce priveşte com pletele colegiale, deci
în com punerea prevăzută de lege pentru soluţionarea căilor de atac, dar şi în cazul litigi
ilor şi conflictelor de m uncă în prim ă instanţă, astfel în cât şi asisten ţii ju d ic ia ri vo r putea
form ula opinie concurentă; pentru identitate de raţiune, m ogistraţii-osistenţi care par
ticipă la şedinţele de judecată ale în altei Curţi de Casaţie şi Justiţie au aceeaşi vocaţie.
O pinia concurentă, spre deosebire de opinia separată, devine posibilă şi pentru
judecătorul care intră în com punerea com pletului pentru soluţionarea conflictelor de
m uncă în prim ă instanţă, având în vedere faptul că redactarea hotărârii poate fi reparti
zată unuia dintre asistenţii ju diciari, astfel în cât judecătorul ar putea să nu îşi însuşească
argum entele redate în cuprinsul considerentelor hotărârii redactate de acesta.
în căile de atac, va putea alege această form ă de exprim are a convingerii intim e cu
privire la justeţea argum entelor sale oricare dintre judecătorii care intră în com punerea
com pletului de apel, în com punerea legală obişnuită sau în com plet de divergenţă, iar
în recurs (şi în celelalte căi extraordinare de atac ce se soluţionează în com plet colegial)
oricare dintre judecătorii m em bri ai com pletului; pe de altă parte, această posibilitate
există şi în cazul în care soluţia s-a adoptat în m ajoritate sau în unanim itate şl funcţio
nează pentru oricare dintre cei ale căror păreri au constituit m ajoritatea.
Ca atare, deşi s-a întrunit m ajoritatea legală pentru adoptarea soluţiei, dacă unul
dintre m em brii com pletului este de acord cu so luţia, d a r pentru considerente diferite,
poate opta pentru redactarea separată a opiniei concurente; se constată însă că, spre
deosebire de opinia separată, care trebuie arătată în cuprinsul m inutei potrivit art. 401
alin. (1) NCPC, opinia concurentă n u va f i m enţionată în m inută, d a r ca şi opinia separată
va trebui redactată şi sem nată în aceiaşi term en în care se redactează hotărârea luată în
unanim itate sau în m ajoritate, astfel cum prevede art. 426 alin. (5), Ia r nu după redacta
rea hotărârii de către cel căruia i-a fost atribuită această responsabilitate.
4. Sem narea ho tărârii. S a n cţiu n i procedurale. Hotărârea va fi sem nată de către
m em brii com pletului de judecată şi de către grefier (sau m agistratul-asistent pentru
cazu lfn alte i Curţi), sem narea hotărârii fiind o chestiune distinctă de cea a sem nării m inu
tei; precizarea este im portantă întrucât regim ul ju rid ic al nulităţii este diferit în cele două
situaţii.
Nesem narea m inutei de către judecători şi după caz, de către m agistratul-asistent
este prevăzută de art. 401 alin. (2) N CPC su b sancţiunea nulităţii hotărârii, pe când
nesem narea hotărârii redactate d e către judecători şi grefier (dar şi de către m agistratul-
asistent, deşi textul nu îl m enţionează expres) este o neregularitate procedurală ce poate
f i acoperită în condiţiile art. 426 alin. (4) NCPC.
Deşi grefierul nu sem nează m inuta, totuşi el va sem na hotărârea, în tim p ce m agistra-
tul-asistent va sem na atât m inuta, c i t şi hotărârea, cea din urm ă ipoteză fiind aplicabilă
pentru hotărârile în altei Curţi.
V o r fi sem nate cele două exem plare originale ale hotărârii la care se referă art. 426
alin. (6) NCPC, nu şi exem plarele ce se com unică părţilor, sens în care dispune art. 110
alin. (3) din Regulam entul d e ordine interioară al Instanţelor judecătoreşti.
Sem narea hotărârii de către m em brii com pletului d e judecată (judecători, grefieri,
asistenţi judiciari sau m agistraţi-asistenţi, după caz} este o cerinţă reglem entată printr-o
norm ă im perativă, iar neîndeplinirea ei generează nulitatea hotărârii, în cazul în care
lipsa sem năturii nu a fost suplinită potrivit dispoziţiilor legii.
Astfel, pentru cauzele soluţionate de judecătorul unic, în ipoteza în care acesta se află
în im posibilitate de a sem na, preşedintele instanţei are abilitarea legală în acest sens,
făcându-se m enţiune despre cauza îm piedicării sem nării hotărârii de către ju decăto r; în
pricinile soluţionate în com plete colegiale, preşedintele com pletului este cel care poate
sem na în locul judecătorului care este îm p ied icat să sem neze hotărârea, iar dacă preşe
dintele com pletului se află într-o astfel d e situaţie, preşedintele instanţei va sem na în
locul său, cu arătarea cauzei îm piedicării.
în aplicarea dispoziţiilor art. 426 alin. (4) N CPC va fi posibilă, aşadar, existenţa unor
hotărâri judecătoreşti care poartă num ai sem nătura preşedintelui d e c o m p le t - în cazul
com pletelor colegiale în care celălalt sau ceilalţi judecători se află în im posibilitate d e a
s e m n a - o r i num ai a preşedintelui instanţei (sau a celui care îl înlocuieşte) - p e n t r u situa
ţia în care judecătorul unic ori preşedintele com pletului colegial este îm piedicat a sem na
hotărârea pentru sine şi pentru oricare dintre judecătorii com pletului pe care I-a prezidat
ori atunci când preşedintele instanţei este şi preşedintele unui com plet colegial, iar celă
lalt sau ceilalţi m em bri ai com pletului su n t în im posibilitate de a sem na.
tn cazul în care hotărârea nu este sem nată potrivit celo r arătate, va interveni nuli
tatea atât în situaţia în care sem nătura lipseşte, cât şi în cea în care hotărârea poartă
sem nătura altor judecători decât cel sau cei care au pronunţat hotărârea, ch iar dacă are
num ărul legal d e sem nături1’1.
Sem nătura grefierului de şedinţă poate fi suplinită de grefierul-şef, astfel cum dis
pune în mod expres acelaşi text, iar a m agistratului-asistent care a participat la şedinţa
de judecată a în altei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de m agistratul-asistent şef, pentru iden
titate de raţiune, chiar dacă norm a nu prevede explicit în acest sens.
5. Term enul d e red actare a h o tărârii ju d e căto re şti. Term enul de redactare şi sem
nare a hotărârii este de 30 de zile de la pronunţare.
Norm a de la art. 4 2 6 a lin .(5 )a re o redactare form al im perativă, întrucât nerespectarea
term enului nu poate afecta valabilitatea hotărârii pronunţate, ci, atunci când se constată
m otive im puta bile judecătorul ui, în călca rea acesteia poate constitui abatere disciplinară
în condiţiile art. 9 9 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul m agistraţilor121.
Acelaşi text m ai prevede ca atât opinia separată, cât şi opinia concurentă se redac
tează şi se sem nează în acelaşi term en în care se redactează hotărârea.
C O M E N T A R IU
C A R M SN n s g r il â 801
Art. 427 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
în consecinţă, vo r fi com unicate pârţilor hotărârile definitive enum erate la art. 634
NCPC, d a r şi cele supuse apelului ori recursului într-un term en care curge fie de la com u
nicare, fie de la pronunţare.
Textul are o indiscutabilă utilitate practică pentru părţi, independent de posibilitatea
exercitării unei căi d e atac, nu num ai pentru ca acestea să cunoască m otivele adoptării
deciziei judiciare, ci şi din perspectiva form ulării unor cereri de îndreptare a unor greşeli
m ateriale, de com pletare sau lăm urire a hotărârii111.
Pentru slujirea aceluiaşi im perativ al celerităţii în procesul civil, art. 427 alin. (1) NCPC
dispune că actul d e procedură al com unicării hotărârii se va face d e îndată ce hotărârea
a fo s t redactată ş i sem nată î n condiţiile legii, pe când codul anterior prevedea com uni
carea ?n cadrul unui term en d e 7 ziie d e la redactarea hotărârii.
Prin urm are, hotărârea nu va putea fi com unicată m a iîn ain te de sem narea ei de către
toţi m em brii com pletului d e judecată (judecători, asistenţi ju diciari, m agistraţi-asistenţi
şi grefieri, după caz); de asem enea, ea nu va putea fi com unicată decât după redactarea
şi sem narea opiniei separate şi/sau a celei concurente, întrucât şi acestea, dacă au fost
form ulate, fac parte integrantă din hotărâre.
Hotărârea se com unică părţilor în copie, iar nu în original, astfel cum prevede şi
art. 110 alin. (3) din Regulam entul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.
Pentru a genera efecte valabile (în sensul declanşării curgerii term enului pentru
exercitarea căii d e atac), actul de procedură al com unicării va trebui să îndeplinească
cerinţele legale prevăzute de art. 164 NCPC.
1. C o m u n icarea d in o ficiu a h o tărârii unor institu ţii sau au to rităţi. Noul cod prevede
cu caracter de noutate şi com unicarea hotărârii judecătoreşti un or instituţii şi autorităţi
publice cu atribuţii în legătură cu executarea dispoziţiilor pe care le conţine hotărârea
judecătorească, o norm ă ce va contribui la acurateţea circuitului ju rid ic civil; în raport cu
dispoziţiile executorii pe care hotărârea le conţine, asem enea com unicări vo r fi dispuse
către oficiul de carte funciară, registrul com erţului, Arhiva Electronică de Garanţii Reale
M obiliare etc. (art. 427 alin. (2)].
Uneori, noutatea constă doar în inserarea acestei com unicări în dispoziţiile codului,
deoarece în dispoziţiile legii speciale preexistau în sarcina notarului obligaţii d e a se con
form a celor dispuse prin hotărârea judecătorească definitivă (astfel cum prevede art. 8
din Legea nr. 76/2012); spre exem plu, art. 115 alin. (6) din Legea nr. 36/1995 a notarilor
publici şi a activităţii notariale, republicată, dispune că: „D upă su spendarea procedurii
succesorale în cazurile prevâzute la art. 108 alin. ( ! ) lit. b) şi c), certificatul de m oştenitor
se eliberează în baza hotărârii judecătoreşti răm ase definitivă şi irevocabilă."
Alteori, obligaţia instanţei de a com unica din oficiu hotărârea [art. 427 alin. (4}]
decurge din necesitatea coordonării şi centralizării aplicării unitare a dreptului Uniunii
Europene pe întreg teritoriul acesteia, caz în care va fi com unicată chiar şi hotărârea
nedefinitivă, dată fiind im portanţa acestui deziderat; asem enea hotărâri ce sunt supuse
com unicării prevăzute de această norm ă trebuie să conţină statuări a le instanţei în legă
tură cu prevederi cuprinse în Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi în alte
acte ju rid ice ale Uniunii Europene (în lim itele perm ise de dreptul Uniunii); sem nificaţia
norm ei rezidă şi în aceea că autoritatea sau instituţia naţională cu atribuţii de reglem en
tare în m aterie va lua cunoştinţă în m od nem ijlocit de o atare hotărâre şi va putea să
intervină în m odalităţile perm ise de lege (acte norm ative care le organizează funcţion a
111Iderrij d. 552.
rea) pentru atingerea scopului declarat al norm ei - aplicarea unitară a dreptului Uniunii
Europene.
Pe baza acestor com unicări, în sarcina destinatarilor Indicaţi de te xt se naşte obligaţia
de a se conform a dispoziţiilor cuprinse în hotărâre (cum este cea privind efectuarea unei
înscrieri în cartea funciară), dar şi de a-şi actualiza în mod corespunzător operaţiunile
ju rid ice vizate de acestea111.
Com unicarea c it r e instituţia sau autoritatea ce ţine registrele de carte funciară se va
efectua dacă prin hotărâre s-a dispus efectuarea unei înscrieri în cartea fu n d a ră , respec
tiv: intabulare, înscrie re provizorie sau notare, potrivit art. 24 din Legea nr. 7/1996. repu
blicată, şi art. 881 NCC, norm ă aplicabilă în condiţiile art. 7 6 din Legea nr. 71/2011 pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, şi anum e „actelor şi faptelor
ju rid ice în ch eiate sau, după caz, săvârşite ori produse după intrarea în vigoare a Codului
civil"
în cazul anulării în tot sau în parte a unul act notarial, de asem enea hotărârea defi
nitivă se com unică din oficiu de îndată notarului public instrum entator, direct ori prin
interm ediul cam erei notarilor publici în circum scripţia căreia funcţionează.
Actul com unicării va fi efectuat de instanţă num ai după răm ânerea definitivă a hotă
rârii şi nu este necesară inserarea dispoziţiei de com unicare în conţinutul dispozitivului,
pentru că art. 425 alin. (3) N CPC nu o prevede în m od expres, în să hotărârea nu va fi afec
tată de niciun viciu dacă va conţine o atare măsură.
Efectuarea acestor com unicări nu decurge din caracterul de opozabilitate a hotărâ
rii faţă d e respectivele instituţii publice, întrucât textul nu are în vedere ipoteza în care
acestea au calitatea de părţi în proces, ci este destinată asigurării efectivităţii unor anu
m ite atribute d e funcţie publică exercitate de fiecare dintre aceste instituţii, în interes
general.
C O M E N T A R IU
IU i. L e $ , N o u l C o d d e p r o c e d u r ă c i v il ă , v o i , I. 2 0 1 1 . p , 5 5 3 .
Ca h m sn N s g r il  803
Art. 429 C a r t e a i i . P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
legalizate, adăugirile, schim bările sau corecturile vo r trebui reflectate fid el şi inserate în
cuprinsul hotărârii, prin grija grefei, astfel încât să existe deplină identitate de conţinut
între exem plarele originale şi cele înm ânate părţii după îndeplinirea acestor form alităţi.
S e im pune precizarea că procedura prevăzută de acest text este o a lte rn a tiv i la cea
reglem entată d e art. 442 N CPC privind îndreptarea hotărârii, însă este recom andabil ca
adăugirile, schim bările sau corecturile efectuate în contextul acestei norm e $ă nu fie de
am ploare, caz în care ar trebui să $e recurgă la îndreptarea hotărârii conform art. 442.
C O M E N T A R IU
1.1A . N iccta e , R e la tivitate a ş i o p o za b ilita te a e fe cte lo r h o tă râ rii ju d e c ă to re şti, Ed. U n iv e rsu l Ju rtd Ic, B u cu re şti,
2 0 0 8 . p. 3$.
1.1/. Le ş, N oul C o d d e p ro ce d u ră civ ilă , v o i. i, 2 0 1 1 , p. S S 4 ; A . N ic o lo e , op. eit.r p. 38,
C O M E N T A R IU
C A R M S N N S S R IL Â 805
A rt. 430 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
ţaţe în proced ura necontencioasă nu au autoritate de lucru judecat, sens în care dispune
în m od expres art. 535 NCPC, norm ă specială în m ateria procedurii graţioase.
în ce priveşte hotărârile provizorii, autoritatea de lucru judecat este relativă pen
tru că funcţionează c it ă vrem e îm prejurările de fapt care au justificat adoptarea unei
anum ite soluţii se m enţin neschim bate [art. 430 alin. (3) N CPC]; dacă survin m odificări,
hotărârea judecătorească va putea fi m odificată sau revocată în acord cu noua situaţie
de fapt, în sensul că este posibilă pronunţarea unei hotărâri care să nu coincidă cu cea
iniţială. Regula înscrisă în acest text dă expresie principiului reb u s s ic stan tibus.
Autoritatea de lucru judecat nu este atacată nici hotărârilor pronunţate în baza recu
noaşterii (în to t sau în parte) a pretenţiilor reclam antului în condiţiile art. 436 N CPC ori
hotărârilor prin care se încuviinţează învoiala părţilor, potrivit dispoziţiilor art. 438 şi urm.
NCPC, întrucât acestea nu sunt rezultatul verificării jurisdicţionale realizate d e judecător,
fiind hotărâri pronunţate în absenţa dezbaterilor, a stabilirii situaţiei de fapt de către
instanţă şi a aplicării norm elor d e drept incidente, ele reprezentând consecinţa unui act
procedural de dispoziţie al părţii, exercitat personal sau în condiţiile art. 81 alin. (1) NCPC.
De asem enea, autoritatea de lucru ju d e cat nu m ai este activă în cazul hotărârilor
judecătoreşti pentru care s-a îm p lin it term enul d e prescripţie a executării silite, sens în
care prevede art. 706 alin. (2) NCPC: „în cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, dacă
dreptul d e a obţine obligarea pârâtului este im prescriptibil sau, după ca 2, nu s-a prescris,
creditorul poate obţine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fă ră a i se
putea o p u n e excepţia a uto rităţii de lucru judecat".
4. în tin d e re a au to rităţii d e lucrul ju d e ca t. D isp ozitiv, co nsiderente decisive şi co n
sid e ren te decizo rii. Situ aţia ce lo rla lte considerente. Articolul 430 alin. (2) NCPC statuează
în sensul că nu num ai dispozitivul hotărârii jud ecăto reşti dobândeşte autoritatea de
lucru ju decat, ci şi considerentele pe care acesta s e sprijină, inclusiv cele p rin care s-a
rezolvat o chestiune litigioasă.
Norm a com entată vine să tranşeze, în dreptul nostru, o veche dispută doctrinară cu
privire la partea din hotărâre care se bucură de autoritate de lucru ju d e ca t - num ai d is
pozitivul hotărârii pentru m otivul că acesta este cel susceptibil de executare ori, alături
de acesta, si considerentele pe care dispozitivul se sprijină şi care îi explică iar în ce
priveşte considerentele - num ai cele decisive ori şi cele decizorii?
Considerentele decizorii sunt asim ilate de literatura d e specialitate unui aşa-num it
„dispozitiv im plicit", nefiind însă agreate d e o parte a doctrinei1’1.
Principiul în m aterie, acceptat de o parte sem nificativă a doctrinei, era acela că do-
bândeşte autoritate de lucru judecat doar ceea ce a form at obiectul dezbaterii contradic
torii a părţilor, autoritatea de lucru judecat fiind ataşată nu num ai dispozitivului, ci şi
considerentelor hotărârii, însă d o a r acelor considerente care reprezintă justificarea şi
susţinerea necesară a soluţiei adoptate.
în cuprinsul hotărârii judecătoreşti pot fi identificate: considerente d ecisive sa u nece
sa re (care fac corp com un cu hotărârea şi reprezintă sprijinul indispensabil al soluţiei,
întrucât constituie explicaţia acesteia şi participă în egală m ăsură la autoritatea de lucru
ju d e ca t a dispozitivului}, considerente decizorii sa u cu valoare decizională {care conţin o
soluţie adoptată pe cale incidentală, cu privire la un aspect dedus ju decăţii care a fost
suspus dezbaterii contradictorii a părţilor şi doar din punct de vedere topografic se regă-
1)1 V. Ficero, D ro îte t pratique d e la p ro ced u re civ ile , se u s la d ire c tio n d e S . Guinchord, Dai l o z , Paris. 2006*2007.
p. 8 4 5 , o p u d i ie s , N o u l C o d d e p ro ce d u ră civilă, vo i. lr 2 0 1 1 , p. 559,
CAffM S» NeSftILĂ
T it l u l l Pr o ced u ra Î n f a ţ a p r im e i in s t a n ţ c A rt. 430
sesc în considerente, fără a avea un corespondent şi într-o soluţie din dispozitiv) şi, în
sfârşit, considerentele indiferente sa u supraabundente (care depăşesc sfera dezbaterilor
din proces şi aduc hotărârii elem ente care nu influenţează în niciun fel soluţia adoptată,
ele p u ţin d , de altfel, să lipsească din cuprinsul considerentelor)"1.
Dintre acestea, noul cod de procedură a recunoscut în m od explicit autoritatea de
lucru judecat (alături de dispozitiv) considerentelor decisive şi celo r deci 2 orii, astfel încât
acestea po t fi atacate (chiar separat de dispozitiv, precizare ce nu interesează în cazul
considerentelor decizorii) prin form ularea căilo r d e atac.
Interesul atacării separate a considerentelor decizorii este determ inat d e împreju*
rarea că ele conţin soluţii, iar reform area so lu ţiilo r nu se poate obţine decât în cadrul
căilor de atac.
în să , pe lângă considerentele decisive şi decizorii, o hotărâre judecătorească poate
conţine şi considerente nenecesare sau supraabundente, d a r şi considerente greşite ori
care reflectă constatări de fapt ce prejudiciază partea (în m od evident fără un corespon
dent în dispozitiv), iar îm potriva acestora legiuitorul a prevăzut la îndem âna p ărţilor o
cale de atac care poate fi exercitată în condiţiile art. 461 alin. (2) NCPC, pentru a se ani
hila vocaţia acestora d e a intra sub autoritatea lucrului ju d e ca t prin faptul neatacârii lor
şi ulterior să poată fi invocate cu efectele lucrului ju d ecat, în sensul celo r prevăzute de
art. 431 N C P C
Chiar dacă m otivele supra abundente d\r\ conţinutul hotărârii nu su sţin vreuna dintre
soluţiile date de instanţă cererilor cu care a fost învestită sau excepţiilor pe care le-a solu
ţio nat ori incidentelor pe care le-a tranşat, fiind redate în hotărâre cu depăşirea lim itelor
învestirii şi, deci, cu încălcarea art. 22 alin. (6) NCPC, acestea vo r intra su b autoritatea
lucrului judecat dacă partea interesată (prejudiciată prin inserarea lor în cuprinsul hotă
rârii) nu va uza de exercitarea căii de atac îm potriva lor; ele pot fi num ai considerente de
drept întrucât conţin dezlegări date unor problem e de drept ce nu au legătură cu ju d e
cata acelui proces.
Considerentele g reşite sunt acele considerente de drept eronate (întrucât cele de
fapt sunt acoperite d e ultim a ipostază a considerentelor atacabile, în contextul art. 461
alin. (2)], astfel că dezacordul părţii în raport cu acestea o îndreptăţeşte a le ataca, potri
vit regim ului procesual al căii de atac de care face uz (precizarea fiind im portantă în ce
priveşte recursul); ele po t fi considerente decisive sau decizorii, pentru că cele nenece
sare su n t cele care trebuie să lipsească din conţinutul hotărârii, fiind nerelevant dacă
sunt sau nu corecte, astfel în cât sunt acoperite de prim a ipoteză din art. 461 alin. (2).
în sfârşit, m ai pot fi atacate şi considerentele care conţin constatări de fa p t care pre-
ju d icia zâ partea, şi anum e acelea care reflectă erori a le instanţei de natură factuală, cu
condiţia ca acestea să fie prejudicia bile pentru parte. Iar nu să poarte asupra unor erori
nesem nificative în reţinerea situaţiei d e fap t a cauzei, fără nicio pondere în adoptarea şi
justificarea soluţiei; acest tip de considerente (dintre cele decisive şi decizorii) va putea
fi atacat doar prin interm ediul căilor de atac care perm it repunerea în discuţie a situaţiei
de fapt a cauzei, partea fiind în s i ţinută să ju stifice interesul procesual în form ularea căii
de atac prin dem onstrarea prejudiciului pe care aceste considerente i l-ar aduce.
Prin urm are, în cazul acestor categorii de considerente există interesul atacării chiar
separate de dispozitiv, deoarece ele ar intra su b autoritate de lucrul ju d e ca t (putând
'" A N i e o i o e . o p . c i t . , s>. 2 7 8 - 2 8 9 .
C A R M S N N S S R IL Â 807
A rt. 430 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
fi ulterior opuse cu efectele lucrului ju d e cat într-un alt litigiu), c â t! vrem e, în prezent,
partea are la îndem ân a rem ediul procedural de a obţine înlăturarea din cuprinsul
hotărârii a statuărilor suplim entare făcute de instanţă dincolo de lim itele unei învestiri
legale, a co nsiderentelor de drept greşite sau a celo r eronate şi care prejudiciază părţile
din perspectiva situaţiei de fapt reţinute, astfel în cât acestea a r putea fi opuse într-o
judecată ulterioară; ca atare, partea va trebui să adopte o asem enea conduită şi să
procedeze la prom ovarea căii de atac ch iar dacă soluţia din dispozitiv îi este favorabilă şi,
alături d e acesta, aderă şi la unele dintre considerentele decisive şi/sau decizorii ori chiar
supraabundente, după caz, din cuprinsul hotărârii.
S e poate spune că, pe lângă dispozitiv, legiuitorul asum ă autoritatea de lucru judecat
a co nsiderentelor decisive şi decizorii prin dispoziţiile art. 430 alin. (2) şi o refuză con
siderentelor supraabundente, considerentelor d e drept greşite şi celo r care cuprind
constatări de fapt care prejudiciază partea, punându-i acesteia la îndem ân ă o cale
d e atac adecvată, efectivă şi eficientă pentru a înlătura aceste vicii a le hotărârii şi a le
îm p ied ica să se strecoare su b autoritatea lucrului judecat.
5. A u to ritatea de lucru ju d e cat pro vizo rie. Articolul 4 3 0 NCPC valorifică şi, totodată,
unifică distincţia doctrinară dintre autoritatea lu cru lu i ju d e c a t - „ calitate ataşată hotă
rârii de la m om entul adoptării ei şi până la expirarea term enului de exercitare a căilor
d e atac d e reform are sau d e retractare ori, după caz, până la respingerea acestora" - şi
p u terea lu cru lu i ju d e c a t - „calitate ataşată hotărârii care nu m ai poate fi reform ată sau
retractată"41, ceea ce, în concepţia noului cod, corespunde autorităţii de lucru judecat
definitive; în prezent însă, am bele ipostaze ale noţiunii sunt acoperite de sem nificaţiile
atribuite autorităţii de lucru judecat prin acest text, în particular, prin dispoziţiile de fa
alin. (4) şi (5).
Astfel, art. 430 alin. (4) N CPC consacră autoritatea de lucru ju d e c a t provizorie, atunci
când hotărârea este supusă apelului sau recursului, şi ea funcţionează, potrivit distinc
ţiei anterior arătate, pana la expirarea term enului d e apel sau recurs, după caz, pentru
ipoteza în care, deşi supusă apelului sau recursului, calea de atac nu a fost exercitat!, ori
până la respingerea acestor căi de atac, atunci când s-a făcut uz de ele.
S e constată că în cel din urm ă caz autoritatea de lucru ju d e ca t provizorie este supusă
unei d u b le condiţii: există num ai până la m om entul soluţionării căii de atac şi num ai
în cazul în care apelul sau recursul su n t respinse şi, deci, hotărârea devine definitivă în
form a pronunţată de prim a instanţă, dată la care şi autoritatea de lucru judecat se con
solidează.
în cazul în care calea d e atac este adm isă, iar hotărârea este schim bată sau m odifi
cată în to t sau în parte, autoritatea de lucru ju d e cat provizorie se desfiinţează cu efect
retroactiv pentru partea din hotărâre care a fost reform ată în căile de atac.
6. A n ih ilare a au to rităţii d e lucru ju d ecat. Sim etric, potrivit art. 430 alin. (5) NCPC,
o hotărâre definitivă (având deplină autoritate de lucru judecat) atacată cu revizuire
sau contestaţie în anulare nu îşi pierde caracterul definitiv al autorităţii d e lucru judecat
decât în cazul şi la m om entul înlocuirii cu o altă hotărâre, respectiv cea din rejudecarea
pe care o antrenează adm iterea oricăreia dintre aceste căi extraordinare d e atac, care, la
rândul său, va fi înzestrată cu autoritate de lucru judecat.
8 0 * C A ffM S » N eSftILĂ
T it l u l l Pr o ced u ra Î n fa ţ a p r im e i in s t a n ţ e A rt. 431
A rt. 431* E fectele lu cru lu i ju d ecat. (1) N im eni nu poate fi chem at în judecată
de două ori în aceeaşi calitate, în tem eiul aceleiaşi cauze şi pentru acelaşi obiect.
(2) O ricare dintre părţi poate opune lucruJ anterior jud ecat într-un alt litigiu,
dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din urmă.
C O M E N T A R IU
1. P rezum ţia de lucru ju d e ca t. Excepţia procesuală a au to rităţii d e lucru judecat.
Noul Cod de procedură civilă, pe lângă faptul că o plasează explicit tn rândul efectelor
hotărârii judecătoreşti, unifică reglem entarea autorităţii de lucru ju d e ca t ca prezum ţie
legala absolută şi irefragabilă a hotărârii judecătoreşti de adevăr ju d iciar (cuprinsă în
dispoziţiile art. 1200 pct. 4 C. civ. 1864 - res iudicata p ro veritate habetur), ceea ce noul
Cod de procedură civilă reglem entează prin art. 431, şi cea de excepţie procesua la de
fond, perem ptorie şi absolută, reglem entată anterior prin dispoziţiile art. 166 CPC 1865
şi art. 1 2 0 1 C. civ. 1864, ia rîn noul Cod de procedură civilă ea constituie obiect special al
reglem entării cuprinse în art. 432 NCPC; aceste constatări perm it concluzia că prin noul
cod acesteia i se atribuie exclusiv statutul de instituţie de d rep t procesual.
2. Funcţia negativă a lu cru lu i ju d e ca t. Excepţie pro cesu ală d e fo n d , absolută.
Articolul 431 alin. (1) dă expresie funcţiei negative a lucrului ju d e c a t potrivit căreia o
acţiune nu poate fi judecată în m od definitiv decât o singură dată, fiind interzisă reluarea
aceleiaşi judecăţi, tn condiţiile identităţii de părţi, obiect şi cauză11'.
Din acest punct de vedere, noul cod de procedură nu aduce m odificări a le sem nifi
caţiei fiecăruia dintre elem entele acţiunii civile (părţi, obiect, cauză) analizate d e doc
trina şi jurisprudenţa anterioare, din perspectiva dispoziţiilor art. 1 2 0 1 C. civ. 1864 sau a
art. 166 C P C 1865, ori din cea a prevederilor art. 163 alin. (1) CPC 1865 (în acest din urmă
caz, specificul, din punct de vedere al excepţiei d e litispendenţă, reglem entată în noul
cod de art. 138, fiind concom itenţa pe roiul instanţelor de fond a cererilo r de chem are în
judecată în privinţa cărora se verifică tripla identitate).
M ijlocul procesual de asigurare a respectării funcţiei negative a lucrului ju d e ca t este
invocarea excepţiei autorităţii de lucru ju decat; excepţiile procesuale absolute, atât cele
de procedură, cât şi cele d e fond, sunt supuse regim ului de invocare prevăzut d e art. 247
alin. (1) NCPC, iar o aplicare particulară a acestui regim este redată în cuprinsul dispozi-
ţiilo r art. 432, tn m ateria autorităţii d e lucru judecat.
3. Efectul p o zitiv al lucrului ju d e cat sau natura lui probatorie. P rezum ţia d e lucru
ju d ecat. Articolul 431 alin. (2) reglem entează prezum ţia lega la d e lu cru ju d e ca t, care
reprezintă m anifestarea pozitivă a autorităţii de lucru judecat; ea este la îndem âna orică
reia dintre părţile unui litigiu, în sensul că fiecare dintre ele are posibilitatea de a opune
lucrul anterior judecat, într-un alt litigiu, dacă are legătură cu soluţionarea acestuia din
urmă*’1.
In acest caz, nu este necesar să existe tripla identitate d e părţi, obiect şi cauză, ci
este suficient ca în judecata ulterioară să fie adusă în discuţie o chestiune litigioasă
care să aibă legătură cu ceea ce s-a soluţionat anterior, aşa încât aceasta să nu poată
fi contrazisă, indiferent dacă această rezolvare a fost dată prin dispozitiv sau num ai în
considerente, date fiind dispoziţiile art. 430 alin. (2) N CPC111.
1,5 A . N ie o lo e , e p . c il., p. 2 8 8 -2 8 9 .
Ca r m sn N S S R IL Â 809
A rt. 431 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
1,1 I . C . C . J . , s . c iv . $ i d e o r o p t m t ., d e c , n r 9 6 9 8 / 2 0 0 9 , n e p u b l i c a t ă .
C O M E N T A R IU
1. Regim ul d e invocare a excepţiei autorităţii de lucru ju d ecat. Prima parte a textului
reprezintă o reluare a dispoziţiilor art. 166 CPC 1865 şi statuează regim ul juridic al excepţiei
autorităţii de lucru judecat, aceasta fiind o excepţie procesuala de fond, absoluta, de ordine
publica, perem ptorie, reglem entată prin dispoziţii cu caracter im perativ şi m enită să asigure
stabilitate raporturilor juridice şi eficienţă întregii activităţi judiciare.
Acest regim juridic decurge din aceea că, după răm ânerea definitivă, hotărârea judecă-
torească dobândeşte valenţe noi care o deosebesc de toate celelalte acte de procedură,
situându-se în sfera actelor de autoritate publică m enite să asigure ordinea juridică"1.
C o atare, ea p o o te f i invocata de instanţa sa u de p ă rţi în orice stare a p r ic in iic h io r şi
în fa ţa instanţelo r d e recurs™.
Cu toate acestea, astfel cum prevede art. 247 alin. (1) teza a ll-a NCPC, ea poate
fi invocata înaintea instanţei de recurs num ai dacă, pentru soluţionare, nu este nece-
sară adm inistrarea altor dovezi în afara înscrisurilo r noi, ceea ce corespunde prevederi
lor art. 492 NCPC, în recurs nefiind adm isibile alte probe. O atare lim itare privind regim ul
de invocare a oricărei excepţii absolute este lipsită de relevanţă în ce priveşte excepţia
autorităţii de lucru judecat, întrucât pentru soluţionarea acesteia întotdeauna se com
pară două hotărâri judecătoreşti definitive sau o hotărâre judecătorească definitivă cu
ceea ce s-a dedus ju decăţii în litigiul ulterior, în care se invocă excepţia. A preciem , pe de
altă parte, că nu reprezintă un im pedim ent pentru în săşi invocarea excepţiei faptul că
o excepţie procesuală absolută invocată în recurs ar necesita în vederea soluţionării şi
adm inistrarea altor probe decât înscrisuri, ci constituie un m otiv pentru care aceasta nu
ar putea fi adm isă d e instanţa de recurs, ci, eventual, în rejudecare, după casare.
2. Partea nu poate renunţa la beneficiul au to rităţii de lucru ju d ecat. O bligaţia
instanţei de a invoca excepţia. Caracterul de ordine publică al norm elor care o consacră,
dar şi aplicarea consecventă a principiului autorităţii d e lucru judecat au im pus soluţia
în sensul câ partea interesată în invocarea ei nu poate renunţa la acest beneficiu, după
cum şi judecătorul are posibilitatea d e a „invoca din oficiu existenţa lucrului judecat
într-o cauză ce*i revine spre soluţionare, chiar dacă partea angajată în noul proces nu
invocă sau nu vrea să se prevaleze de hotărârea anterioară. Nu se poate face analogie
cu situaţia în care partea care a o bţinu t câştig de cauză renunţă la executarea, înăuntrul
term enului de prescripţie, a hotărârii pe care o obţinuse, această renunţare fiind o
rem itere de datorie"1*1.
Deşi textul foloseşte sintagm a „p o a te f i invocată" de instanţă, judecătorului îi revine
obligaţia d e a respecta autoritatea lucrului ju d e cat indiferent care este conduita proce
suală a părţilor în raport cu excepţia analizată, astfel încât el va trebui sa invoce autorita
tea de lucru judecat, prin folosirea acestui instrum ent legal îm piedicându*le să reia dez
baterea unei chestiuni litigioase, tranşate deja de o ju risd icţie anterioară şi asupra căreia
m i. l e ş , N o u l C o d d e p r o c e d u r ă c iv ilă , v o i. I, 2 0 1 1 , p , 5 5 5 .
1 ,1 1 . C . C . J . , 5 crv . d e p r o p r . In t ., d e c . n r . 4 9 0 9 / 2 0 1 0 , n e p u b lic a t ă .
C A R M S N N S S R IL Â 811
A rt. 433 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. Executori a litatea hotărârii ju d e că to re şti. Partea căzută în pretenţii sau care a pier
du t procesul, deci cea care a fost condam nată prin hotărâre să dea, să facă sau să nu
facă ceva, este ţinută sa execute de bunăvoie dispoziţiile hotărârii judecătoreşti (art. 622
alin. (1)1, iar în cazul în care nu o va face, creditorul va putea declanşa procedura
executării silite îm potriva sa (art. 622 alin. (2)1.
Caracterul executoriu al hotărârii judecătoreşti decurge din însuşirea acesteia de a fi
titlu executoriu, sens în care dispune art. 632 alin. (2) N CPC: „Constituie titluri executo
rii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum ţ i orice alte hotărâri sa u înscrisuri
care, p o trivit iegii, p o t f i p u se în executare".
Puterea executorie însoţeşte hotărârea judecătorească până la îm plinirea term enului
d e prescripţie a executării silite, însă prescripţia nu operează de plin drept, ci num ai la
cererea persoanei interesate; în cazul în care a intervenit prescripţia executării silite,
dacă dreptul de a obţine obligarea pârâtului este im prescriptibil sau, după caz, nu s-a
prescris, creditorul poate obţine un nou titlu executoriu, pe calea unui nou proces, fără
a i s e p u tea o p u n e excepţia autorităţii de lucru judecat, sens în care prevede art. 706
alin. (2) NCPC.
E d ie io n e s J u r id ic a * E u r o p a -A m ^ r ic a , B u e n o s A ir e s , 1 9 8 0 , p . 6 1 0 .
2. H o tărârile executo rii ne d e fin itive şi h o tărârile d e fin itive . Din prevederile art. 632
N CPC reiese câ p o a te f i executorie şi o hotărâre care nu este definitiva, deci susceptibilă
de dpel sau recurs, după caz.
Ca regulă, caracterul executoriu al unei hotărâri ju d ecă to re şti nedefinitive se verifică
în ipotezele descrise de art. 633 NCPC, şi anum e: a) hotărârile date în apel, dacă prin lege
nu se prevede altfel, şi b) hotărârile date în prim ă instanţa, fără drept d e apel, ori cele în
legătură cu care părţile au convenit să exercite direct recursul, potrivit art. 459 alin. (2).
însă, există şi hotărâri pronunţate în prim ă instanţă, supuse num ai apelului, cărora legea
le stabileşte caracterul executoriu în mod expres, derogatoriu de la norm a generală, spre
exem plu: hotărâri pronunţate în m ateria ordonanţelor preşedinţiale - a r t . 996 alin. (2);
hotărâri pronunţate în cereri de valoare redusă - art. 1030 alin. (3); hotărâri de evacuare
din im obile folosite sau ocupate fără drept - art. 1041 alin. (5) etc.
în plus, atunci când au un anu m it obiect, hotărârile prim ei instanţe se bucură de
executare provizorie de d rep t - cum sunt cele enum erate la art. 448 N CPC - după cum
este posibil ca instanţa so încuviinţeze execuforeo provizorie, în condiţiile prevăzute de
art. 449 N C P C când apreciază asupra oportunităţii unei astfel de măsuri.
Aceste hotărâri (la care se referă dispoziţiile art. 633 NCPC) executorii, dar nedefinitive,
pot fi puse în executare p e riscu l creditorului, astfel cum prevede art. 637 alin. (1) NCPC.
Hotărârile definitive sunt cele enum erate de art. 634 NCPC.
3. A lte titlu ri executo rii. Noul Cod d e procedură conţine dispoziţii speciale cu privire
la hotărârile arbitrale şi alte hotărâri ale o rganelor cu atribuţii ju risdicţio nale (art. 635),
la titlu rile executorii europene (art. 636), înscrisurile autentice notariale (art. 639), titlu
rile de credit (a r t 640), precum şi la alte titluri executorii (enum erate la art. 638) care,
de asem enea, pot fi puse în executare pentru că legea prevede expres aceasta (art. 635)
sau le atribuie caracterul de titlu executoriu.
4. C aracterul su sp e n siv al căilo r d e atac. Din punct d e vedere al co ndiţiilor de fond,
este necesar ca hotărârea să conţină dispoziţii susceptibile să fie ad u se la îndeplinire pe
cale d e executare silită şi sâ nu opereze efectul su sp ensiv al căilo r d e atac.
Astfel, a r t 4 6 8 alin. (5) prevede în mod expres caracterul su sp en siv a l apelului, astfel
că hotărârile date în prim ă instanţă nu sunt executorii, în m ăsura în care legea prevede
că ele sunt susceptibile de apel.
Hotărârile de prim ă instanţă su n t definitive dacă nu sunt supuse apelului şi nici
recursului [art. 634 alin. (1) pct. l j şi devin definitive la data expirării term enului d e exer
citare a apelului dacă, deşi su n t susceptibile de apei, calea de atac nu a fost exercitată
[art. 634 alin. (2) raportat la art. 634 alin. (1) p c t 3).
Totodată, este de m enţionat câ există hotărâri pentru care operează efectu l su sp en
s iv ş i în m ateria recursului, în condiţiile art. 4 8 4 alin. (1) N CPC - cauze privitoare la stră
m utarea de hotare, desfiinţarea de construcţii, plantaţii sau a oricăror lucrări având o
aşezare fixă, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.
Atât în cazul recursului (în alte situaţii decât în cele pentru care efectul suspensiv
operează de drept), potrivit art. 4 8 4 alin. (2) NCPC, precum şi cazul celorlalte căi extra
ordinare de atac - contestaţie în anulare, în tem eiul art. 507 NCPC, şi revizuire, conform
art. 512 N C P C -, este posibil să se producă efectul su sp ensiv de executare, însă num ai la
cerere, su b condiţia plăţii unei cauţiuni, dacă instanţa dispune astfel.
C O M E N T A R IU
Textul acordă valoarea de înscris autentic h o tă râ rii ju d ecă to re şti şi fo rţa probantă
corespunzătoare unui asem enea înscris.
Este o consecinţă firească, întrucât hotărârea judecătorească em ană de la o autoritate
p u b lic a -in s ta n ţa de ju d ecată, potrivit Titlului III, Capitolul VI, Secţiunea 1 din Constituţia
Rom âniei, republicată - , aceasta fiind întocm ită şi elaborată în form a şi condiţiile stabilite
de lege, astfel cum dispune art. 269 alin. (1) NCPC.
Forţa probantă a înscrisului autentic şi, deci, a oricărei hotărâri judecătoreşti este
reglem entată prin dispoziţiile art. 270 NCPC.
D ispoziţiile art. 1171 C. civ. 1864 au răm as în vigoare ch iar şi după data de 1 o cto m
brie 2011 (data intrării în vigoare a noului Cod civil), potrivit prevederilor art. 230 lit. a)
din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
norm ă prin care s-a d isp u s abrogarea C odului civil din 1864, cu excepţia art. 1169*1174
şi art. 1176-1206, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedură civilă.
A rt» 4 3 5 . O b lig ativ itatea şi op ozab ilitatea hotărârii. (1) H otărârea judecă
torească este obligatorie şi produce efecte num ai între părţi şi succesorii acestora.
(2) H otărârea este opozabilă oricărei terţe persoane atât tim p cât aceasta din
urm ă nu face, tn condiţiile legii, dovada contrară.
C O M E N T A R IU
1. R e lativitatea hotărârii ju d e căto re şti. Efectele o b ligato rii pentru părţi. O p o zab i
litate . Hotărârea produce drepturi şi obligaţii doar faţă de părţi şi succesorii acestora,
obligativitatea hotărârii judecătoreşti fiind cea care im pune ca părţile să se supună efec
te lo r lucrului judecat şi să îşi conform eze conduita corespunzător. Relativitatea efectelor
hotă rării judecătoreşti reprezint! o tran spu nere în plan procesual a raportului de drept
substanţial, fiind ju st şi echitabil ca hotărârea judecătorească să producă efecte num ai
între părţile litigante; ea nu trebuie să creeze situaţii avantajoase pentru terţi, dar nici
să dăuneze acestora; în acest context, în doctrină, se m enţionează dubla relativitate a
hotărârii judecătoreşti: aceea a lucrului judecat şi aceea a efectului obligatoriu (com ună
convenţiilor)111.
în categoria p ă rţilo r sunt incluşi reclam antul, pârâtul şi intervenientul vo lu ntar sau
forţat, potrivit distribuţiei procesuale de la data finalizării ju decăţii prin pronunţarea
hotărârii, indiferent dacă aceştia au stat în proces personal sau prin m andatar, indiferent
dacă a fost vorba despre o prezenţă fizică sau ju rid ică (ceea ce presupune însă legala
citare), după cum nu are im portanţă nici izvorul reprezentării în proces - m andat legal,
convenţional sau cu caracter ju d icia r
Hotărârea judecătorească n u este opozabilă procurorului, întrucât acesta nu dobân
deşte calitatea de parte în proces în cazul în care participă la judecată, în condiţiile per
m ise de art. 92 NCPC, răm ânând străin d e raportul ju rid ic de drept substanţial soluţionat
prin hotărârea judecătorească.
De asem enea, ea răm âne inopozabild şi a lto r categorii de participanţi la procesul
civil - m artori, experţi, m inori audiaţi în pricin ile de dreptul fam iliei, autorităţi sau
persoane care deţin un în scris p rivito r la pricină şi care îl prezintă instanţei în urm a unei
dispoziţii în acest sens, astfel cum prevăd art. 293 şi art. 298 NCPC.
în plus, există cazuri când o hotărâre este opozabilă unor persoane care nu au parti
cipat la proces în calitate de p a r t e -s p r e exem plu tutorele desem nat de instanţa de tutelă
în condiţiile art. 118 N CC - , d a r şi hotărâri ju d ecă to re şti opozabile erg a om nes, cum
sunt hotărârile pronunţate în m ateria contenciosului constituţional, astfel cum prevede
art. 147 alin. (4) din C onstituţia Rom âniei, cele pronunţate în contencios adm inistrativ
prin care s-a anulat în to t sau în parte un act adm inistrativ cu caracter norm ativ (art. 23
din Legea nr. 554/2004), dar şi în m ateria stării civile (de exem plu anularea sau nulitatea
căsătoriei, divorţul, anularea, nulitatea sau desfacerea adopţiei) sau capacităţii persoanei
(de exem plu declararea judecătorească a dispariţiei şi a m orţii, punerea sub interdicţie,
decăderea din drepturile părinteşti).
Succeso rii cărora hotărârea le este opozabilă, indicaţi de art. 435 alin. (1) partea
fin a li N CPC sunt avâ n zii-cau zi {habentes causam ), şi anum e: succesorii universali, cu
titlu universal, cu titlu particular şi creditorii chirografari, o categorie interm ediară între
părţile procesului şi terţii veritabili (p e n itu s extranei).
| l i i L e ţ j N o u l C o d d e p r o c e d u r ă c i v i l ă , v o i . I, 2 0 1 1 , p . 5 6 1 ; A . N t e o l a e , o p . c i t . , p , 1 6 5 ţ i 3 1 6 .
C A R M S N N S S R IL Â 815
A rt. 435 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
1. Recurs. Hotărârea pronunţată d e prim a instanţă în baza art. 436 N CPC este suscep
tibilă num ai d e recurs, la instanţa ierarhic superioară.
Sem nificaţia norm ei este aceea că legiuitorul a înţeles să excludă exercitarea căii
d e atac ordinare (apelul) îm potriva acestei hotărâri judecătoreşti, nu însă şi a celorlalte
căi extraordinare de atac decât recursul, respectiv contestaţia Tn anulare şi revizuirea11';
în cazurile în care legea nu perm ite exercitarea contestaţiei în anu lare sau a revizuirii,
norm a este una expresă, cum este. de exem plu, cea d e la art. 927 alin. (3) NCPC.
Accesul părţii la celelalte căi extraordinare d e atac va fi însă su bordonat îndeplinirii
co ndiţiilor de adm isibilitate specifice fiecăreia dintre ele.
Astfel, contestaţia în anulare va putea fi prom ovată îm potriva unei hotărâri definitive
sau a unei instanţe de recurs [art. 503 alin. {1} şi (2)] şi, în plus, contestaţia în anulare
propriu-zisă [art. 503 alin. (1)] este inadm isibilă dacă m otivul putea fi invocat pe calea
recursului [art. 504 alin. (1)].
Pe de altă parte, în cazul revizu irii cerinţa de adm isibilitate prevăzută de art. 509
alin. ( 1 ) este aceea ca hotărârea supusă revizuirii să fie pronunţată asupra fondului (ca
urm are a verificării ju risdicţionale realizate de instanţă) sau să evoce fondul.
2. Recunoaşterea p re te n ţiilo r în apel. Recunoaşterea pretenţiilor reclam antului
poate avea loc şi înain tea instanţei de apel, situaţie pentru care art. 437 alin. (2) NCPC
prevede că hotărârea prim ei instanţe va fi anulată în m ăsura recunoaşterii, aşad ar în tot
sau în parte, şi se va adm ite cererea în m od corespunzător.
Dacă recunoaşterea este una parţială, dispoziţiile art. 436 alin. (2) su n t aplicabile şi în
apel, astfel că, după adm iterea apelului, anularea sentinţei şi adm iterea Tn parte a pre
tenţiilor reclam antului, instanţa de apel va continua Judecata (Tn evocarea fondului) cu
privire 1a pretenţiile răm ase nerecunoscute şi va pronunţa, în condiţiile art. 480 alin. (6)
NCPC, o nouă hotărâre asupra acestora, susceptibilă de recurs, dacă este ca 2ul, adică dacă
acea hotărâre, potrivit dispoziţiilor procedurale, poate fi atacată cu recurs.
,11 P e n t r u o p i n i a c o n t r a r ă , a s e v e d e a i i e j , N o u l C o d d e p r o c e d u r ă c i v i l ă , v o i . 1 . 2 0 1 1 , p . 5 7 0 .
C O M E N T A R IU
1. Contractul d e tran zacţie . Tran zacţia ju d icia ră . Din punct d e vedere substanţial,
contractul d e tranzacţie este reglem entat de dispoziţiile art. 2267-2278 NCC, norm e care
prevăd condiţiile d e form ă şi de fond ale acestui act juridic.
Astfel, tranzacţia este contractul prin care părţile previn sau sting un litigiu, inclusiv
în faza executării silite, prin concesii sau renunţări reciproce la drepturi ori prin transferul
unor drepturi de la una la cealaltă.
Noul Cod de procedură civilă reglem entează, prin prevederile art. 438-441, aspec
tele de ordin procedural ale tranzacţiei ju d icia re, deci ale tranzacţiei în ch eiate de părţi
cu scopul stingerii unui litigiu aflat pe rolul instanţei, prin pronunţarea unei hotărâri de
expedient.
Tranzacţia poate fi încheiată în o rice etapă a procesului, în prim ă instanţă sau în căile
de atac (astfel cum prevede art. 462 NCPC), d a r şi în faza executării silite, această posibi
litate fiind expres prevăzută în prezent de art. 2267 N CC10.
2. A ct procedural de d isp o ziţie . Tranzacţia, fiind un act procedural d e dispoziţie,
poate fi încheiată de părţi personal sau prin m andatar cu procură specială ori cu încu
viinţarea prealabilă a instanţei sau a autorităţii adm inistrative com petente, sens în care
dispune art. 81 alin. (1) NCPC.
Dacă cel reprezentat este m inor, încheierea tranzacţiei nu poate avea loc prin tutore
decât cu avizul consiliului de fa m ilie ţ i a u to ri zorea instanţei d e tutelâ, astfel cum prevede
art. 144 alin. (2) N CC, după cum , în alte situaţii, în raport de tem eiul reprezentării, este
nevoie de încuviinţarea prealabilă o instanţei de ju d eca tă (de exem plu art. 975 alin. (2)
N CPC în cazul actelor de înstrăinare încheiate de adm inistratorul-sechestru desem nat în
cazul m ăsurii asigurătorii a sechestrului ju d icia r sau transferul - înstrăinarea - d e drep
tu ri de la o parte la cealaltă).
De asem enea, dacă m andatarul părţii este avocat, va trebui inserată în mod expres ţi
neechivoc în cuprinsul contractului de asistenţă juridică această abilitare a avocatului de
a încheia acte de dispoziţie procesuală în num ele părţii.
Pentru situaţiile de coparticipare procesuală, tranzacţia este perm isă ch iar şi num ai
unora dintre coparticipanţi, cu condiţia de a nu se prejudicia drepturile celorlalţi, dispo
ziţie înscrisă cu valoare de principiu în art. 60 alin. (1) NCPC.
3. M om entu l d e p u n erii în Instanţă a tran zacţiei. Procedura d e ju d e ca tă . Astfel cum
prevede art. 438 alin. (1) NCPC, legea îngăd uie părţilor să se înfăţişeze o ricâ n d în cursul
V . M . C i o b o n u , T r a t a t , v o i . II, p , 2 4 3 ; M . T d b â r c â , 6 h . 8 u t a , o p . c i t . , 2 0 0 7 , p . 7 2 3 .
Ca r m sn N S S R IL Â 819
A rt. 439 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
ju d ecâ ţii, chiar fără să fi fost citate, pentru a solicita instanţei pronunţarea unei hotărâri
care să consfinţească tranzacţia lor, iar alineatele urm ătoare indică procedura de urm at
în cazul în care acestea se înfăţişează în ziua stabilită pentru judecată ori între term ene.
Dacă se prezintă la term enul stabilit, cererea de a se lua act de tranzacţie va putea
fi prim ită de un singur judecător, în faţa căruia părţile vo r pune concluzii, acesta făcând
verificările ce se im pun într-o astfel d e situaţie: obiectul licit şi m oral al tranzacţiei, con
sim ţăm ântul valabil exprim at al părţilor, existenţa m andatului special dacă s-a recurs ia
încheierea tranzacţiei prin reprezentant sau a celorlalte autorî 2ări prevăzute de lege,
existenţa în patrim oniul părţilor a drepturilor asupra cărora tranzacţionează.
Dacă părţile se înfăţişează într-o oltâ zi, judecata are loc în cam era de consiliu, con
form alin. (3) al art. 438, însă, în am bele situaţii, com pletul în com punerea prevăzută de
lege este cel care va pronunţa hotărârea d e expedient, în şedinţă publică, potrivit preve
d e rilo r art. 402 NCPC.
4. în cu viin ţa re a în v o ie lii părţilor. C o n d iţii. Pentru a produce efectul extinctiv al pro*
cesului este necesar ca instanţa să ia act d e tranzacţie şi să o consfinţească prin pronun
ţarea unei hotărâri, tranzacţia urm ând a alcă tu i dispozitivul hotârârii ju d ecă to re şti.
în raport de term enii şi form a convenţiei părţilor, instanţa, în virtutea rolului activ
astfel cum este reglem entat de art. 22 alin. (2) NCPC, va fi în m ăsură să constate că nu
poate pune capăt procesului prin sim pla încuviinţare a învoielii lor, d e exem plu în cazu
rile în care tranzacţia intervenită între părţi priveşte litigii aflate pe rolul altor instanţe;
dacă aceasta conţine şi alte clauze ce prezintă interes pentru litigiul în care se solicită
pronunţarea hotărârii de expedient, instanţa va putea valorifica înţelegerea părţilor ca
un în scris al pricinii, potrivit forţei probante a acestuia, soluţie posibilă prin aplicarea în
plan procesual a principiului conversiunii actelor ju rid ice, aspect ce va trebui însă supus
dezbaterii părţilor; la acest m om ent principiul enunţat are valoare norm ativă, date fiind
dispoziţiile art. 1260 N CC111.
Alteori, în aplicarea aceleiaşi conversiuni, tranzacţia va putea fi valorificată din per
spectiva altui act procedural de dispoziţie al părţilor, anum e renunţarea la calea de atac
(sau achiesarea la hotărâre, conform art. 463 N CPC), renunţarea la cererea de chem are
în judecată sau la în su şi dreptul pretins, reglem entate d e art. 406 şi art. 408 NCPC1’1.
5. H otărârea d e exp e d ie n t nu este în ze strată cu a u to rita te d e lucru ju d e ca t. H otă
rârile prin care se încuviinţează învoiala părţilor nu se bucură de autoritate d e lucru
judecat, întrucât instanţa nu realizează o verificare ju risd icţio n a l! a pretenţiilor deduse
judecaţii, dezbaterile judiciare fiind substituite de contractul în cheiat de părţi, care va
constitui dispozitivul hotărârii; hotărârea judecătorească este doar fa rm a pe care o
îm bracă convenţia dintre părţi»31.
1)1C.A. Bucureşti, s. a iX-aciv. şi de propr. int., dec. nr. 3 4 0 /A /2 0 0 5 ,în C N e g rild , Apelul în procesul civil. Practică
judiciară, Ed. Ham angiu, Bucureşti, 2007, p, 404.
ul C.A. Bucureşti, s. a tX-a civ. şi de propr. int.. dec. nr. 48/A/2006, dec. nr. 129/A/2005. id e m , p, 401 şi 407.
1,1A Ntcotae, op. cit., p. 268.
C O M E N T A R IU
1. Form a scrisă . în sc ris su b se m n ătu ră p riv a ţi. Pentru a putea fi pronunţată o hotă
râre prin care să se încuviinţeze învoiala părţilor este necesar ca aceasta să fie perfectată
în form ă scrisă, conţinutul ei urm ând a se regăsi integral în cuprinsul dispozitivului.
în aceiaşi tim p, form a scrisă a tranzacţiei este prevăzută ca o condiţie a d p ro b a tia nem
şi de art. 2272 NCC.
Făptui că învoiala părţilor va fi înfăţişată în scris nu transform ă tranzacţia într-un act
solem n111.
Aşadar, tranzacţia părţilor îm bracă form a unuî înscris su b sem n ă tu ră privată ce va fi
red a t integral în cuprinsul dispozitivului hotărârii care constituie titlu executoriu, potrivit
art. 633 pct. 2 NCPC, fiind o hotărâre fără drept d e apel.
2. Sem narea p re alab ilă a tran zacţie i. Potrivit art. 439 N C P C singura condiţie impusă
de text pentru a atrage pronunţarea unei hotărâri prin care se încuviinţează învoiala
părţilor este înfăţişarea învoielii în scris, ceea ce im plică sem narea tranzacţiei ju diciare
în prealabil prezentării ei în instanţă, în caz contrar neputând fi vorba despre o învoială.
Rezultă că nu este obligatorie prezenţa am belor părţi în faţa instanţei pentru a se înfă
ţişa convenţia sem nată de către acestea, nefiind reglem entată nici expres, nici im plicit
o astfel de obligaţie. Num ai nereguli evidente legate de sem narea tranzacţiei ori necesi
tatea unor lăm uriri sau punerea în discuţie a conţinutului tranzacţiei pot face necesară
prezenţa în faţa instanţei a am b elo r părţi, care vo r trebui citate cu m enţiune expresă în
acest sens*.
3. Tranzacţia în ch eiată în form ă autentică. Excede dispoziţiilor legale de drept
m aterial, d a r şi de ordin procedural încheierea tranzacţiei în form ă autentică, legea
prevăzând doar form a scrisa a tranzacţiei; însă, dacă părţile au ales să procedeze astfel -
tranzacţie încheiată sub form a unui act notarial - în legătura cu un proces aflat pe rol şi
convin prin concesii şi renunţări reciproce să îi pună capăt, instanţa de judecată va lua act
de învoiala lor, dacă înscrisul autentic notarial nu constată o creanţă, lichidă şi exigibilă;
în cazul în care înscrisul autentificat de notarul public constată o creanţă certă, lichidă
şi exigibilă, părţile se află deja sub puterea unui titlu executoriu, sens în care dispune
art. 638 alin. (1) pct. 2 NCPC coroborat cu art. 101 din Legea nr. 36/1995 a notarilor
publici şi a activităţii notariale, republicată, astfel încât acesta nu va putea fi dublat şi
prin pronunţarea hotărârii de expedient; în acest caz, instanţa d o a r va constata stingerea
litigiului prin încheierea unei tranzacţii extrajudiciare, pronunţând soluţia în cauză în
raport de etapa procesuală în care ea a intervenit şi în măsura în care părţile nu fac alte
acte procedurale de dispoziţie în faţa instanţei.
CAH M SN n s g r il â 821
A rt. 441 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. Recurs. M o tive procedurale. Textul instituie două lim itări în privinţa exercitării
căilo r d e atac, şi anum e că hotărârea este supusă num ai recursului la instanţa ierarhic
superioară şi că prin exercitarea căii de atac pot fi valorificate d o a r m otive procedurale.
în consecinţă, hotărârea de expedient nu este susceptibilă de apel; acest text nu
exclude de p la n o exercitarea revizuirii sau a contestaţiei în anulare, însă acestea pot
fi declanşate num ai dacă sunt îndeplinite condiţiile de adm isibilitate specifice fiecăreia
dintre ele.
Astfel, contestaţia în an u la re r\u va putea fi prom ovată d e c lt îm potriva unei hotărâri
definitive sau a unei instanţe de recurs [art. 503 alin. (1) şi (2)] şi, în plus, contestaţia în
anulare propriu-zisă (art. S03 alin. {! )] este inadm isibilă dacă m otivul putea fi invocat pe
calea recursului [art. 504 alin. (1)].
Pe de altă parte, în cazul revizuirii cerinţa de adm isibilitate prevăzută d e art. 509
alin. (1) este aceea ca hotărârea supusă revizuirii să fie pronunţată asupra fondului (ca
u rm a re a verificării ju risdicţionale realizate de instanţă) sau sa evoce fondul; or, hotărârea
prin care se încuviinţează învoiala părţilor este doar form a convenţiei părţilor, iar nu o
hotărâre pronunţată pe baza evaluării ju risdicţio nale realizate de judecător11’.
Prin prom ovarea recursului vo r putea fi valorificate doar nereguiaritâţi de ordin p ro
cedural, anum e m otivele de casare prevăzute de art. 4 8 3 alin. (1) pct. 1-6 NCPC, restul
m otivelor de casare fiind incom patibile cu recursul posibil a fi exercitat în acest caz; în căl
carea autorităţii de lucru judecat [art. 488 alin. (1) pct. 7] nu se poate produce prin hotă
rârea care consfinţeşte învoiala părţilor, întrucât ea însăşi este lipsită de autoritate de
lucru ju d e c a t iar m otivul de casare de la art. 488 alin. (1) pct. 8 presupune posibilitatea
dezvoltării unor critici de ordin substanţial, care sunt excluse în m od expres de această
norm ă specială.
2. A tacarea contractului d e tran zacţie . Contractul d e tranzacţie va putea fi însă ata
cat pe calea acţiunii în nulitate sau în rezoluţiune ori reziliere, după cum poate fi atacat
cu acţiunea revocatorie sau în declorareo sim ulaţiei, astfel cum prevede în m od expres
art. 2278 alin. (1) NCC.
Ca atare, adm iterea acţiunii îndreptate îm potriva tranzacţiei va determ ina lipsirea de
efecte a hotărârii ju d ecă to re şti (caducitatea ei), sens în care dispune art. 2278 alin. {2)
NCC, ceea ce constituie un argum ent în plus pentru negarea autorităţii de lucru judecat
ca fiind ataşată unei hotărâri de expedient.
Lipsirea de efecte a unei hotărâri judecătoreşti înzestrate cu autoritatea lucrului jude*
cat nu s-ar putea produce în acest fel dacă hotărârea ar fi rezultatul ju decăţii (stabili
rea situaţiei de fapt şi aplicarea norm elor de drept incidente), regula în m aterie fiind
aceea că reform area sau retractarea unei hotărâri judecătoreşti nu poate opera decât
prin interm ediul căilor legale d e atac.
111A N lc o t o e , o p . c it ., p . 2 6 S - 2 6 7 .
C O M E N T A R IU
Ca r m s n N e s fin i( 823
A rt. 442 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
durata unui interval de cel m ult 3 luni de Id data sem nării contractului d e m ediere, astfel
cum prevede art. 62 alin. (2) din Legea nr. 192/2006.
Legea specială m ai prevede scutirea de plata taxei judiciare de tim bru la repunerea
pe rol, prin derogare de la dispoziţiile art. 3 lit. ş) din Legea nr. 146/1997 care prevăd
obligaţia d e tim brare a cererii de repunere pe rol după o suspendare voluntară a ju d e
căţii cum este şi cea dispusă în vederea desfăşurării procedurii m edierii (art. 62 alin. (3)
din Legea nr. 192/2006]; de asem enea, la pronunţarea hotărârii, instanţa va dispune, la
cererea părţii interesate, restituirea taxei judiciare d e tim bru, plătită pentru învestirea
acesteia [art. 63 alin. (2) din Legea nr. 192/2006, cu excepţiile prevăzute de acest text).
5. T itlu executoriu. Hotărârea de expedient pronunţată conform prevederilor Legii
nr. 192/2006 constituie titlu executoriu, potrivit dispoziţiilor art. 63 alin. (3), însuşirea
hotărârii de expedient de a fi titlu executoriu fiind prevăzută, în prezent, şi prin dispozi
ţiile dreptului com un în m aterie, şi anum e art. 633 pct. 2 coroborat cu art. 632 alin. (2)
NCPC.
6. C ale d e atac. Su n t aplicabile şi dispoziţiile art. 440 N CPC privind calea d e atac a
recursului, posibil a fi exercitat, pentru m otive procedurale, îm potriva hotărârii prin care
instanţa încuviinţează învoiala la care părţile au ajuns în procedura m edierii.
C O M E N T A R IU
2. Term en. T itu la rii cererii. îndreptarea ero rilor m ateriale se poate realiza d in oficiu,
la cererea p ă rţilo r sau a u n u i terţ. Nu există un term en lim ită în cadrul căruia se poate
solicita îndreptarea erorilor m ateriale sau în care instanţa se poate sesiza din oficiu, prin
urm are îndreptarea este posibilă nu d o a r înăuntrul term enului de p re scrip ţie a dreptului
de a cere executarea silită pentru ipoteza hotărârii susceptibilă de executare111.
Interesul practic şl eficienţa îndreptării unei hotărâri judecătoreşti pentru care s-a
îm p lin it prescripţia dreptului de a cere executarea silită este indiscutabil, întrucât acea
hotărâre judecătorească este aptă, ch iar şi după acest m om ent, de a fi folosită de către
creditor ca m ijlo c de p ro b ă într-un nou proces pentru a obţine un nou titlu executoriu,
astfel cum prevede art. 706 alin. (2) N C P C dacă dreptul d e a obţine condam narea pârâ
tu lu i este im prescriptibil sau nu s-a prescris.
în plus, terţii po t utiliza respectiva hotărâre cu valoare de m ijloc de probă [art. 435
alin. (2) NCPC] oricând în raport cu prescripţia dreptului de a cere executarea silită, insti
tuţie care le este străină, astfel că este adm isibilă şi cererea de îndreptare a unei hotărâri
judecătoreşti fo rm u la tă de un te rţ11.
Există în doctrină puncte de vedere potrivit cărora cererea de îndreptare form ulată
de un terţ nu trebuie privită decât ca un m ijloc de inform are a instanţei de judecată cu
privire la existenţa unor erori m ateriale în cuprinsul hotărârii, iar nu ca o cerere asu
pra căreia trebuie să se dispună, astfel încât decizia de îndreptare aparţine, în ultimă
instanţă, judecătorului, acesta putând să şi-o însuşească şi să dispună, din oficiu, îndrep
tarea acelei erori1*1.
3. Instanţa com petentă. C o m p unerea in stan ţei. Cererea de îndreptare a erorilor
m ateriale strecurate în cuprinsul unei hotărâri judecătoreşti sau unei încheieri repre
zintă o cerere incidentala, astfel încât ea se adresează instanţei care a pronunţat-o şi va
fi soluţionată în aceeaşi com punere precum aceea prevăzută de lege pentru pronunţa
rea hotărârii a cărei îndreptare se solicită, hotărâre de prim ă instanţă sau dată în căile de
atac ordinare sau extraordinare.
Textul este aplicabil în privinţa oricărei hotărâri judecătoreşti, prin urm are şi încheie
rilor, încheierea fiind şi ea o hotărâre, astfel cum prevede art. 4 2 4 alin. (5) NCPC, astfel
în cât distincţia dintre hotărâri judecătoreşti şi încheieri reflectată în cuprinsul art. 442
alin. (1} este superfluă.
Principiul continuităţii, consacrat în prezent cu valoare norm ativă în lum ina dispoziţi
ilor art. 19 N C P C d a r şi prevăzut ca regulă a ju decăţii prin art. 214 NCPC, are în vedere,
în ordine, aceiaşi ju d e că to ri care au pronunţat hotărârea şi a cela şi com plet stabilit ale
atoriu pentru soluţionarea cauzei. Apreciem că această soluţie decurge din observarea
m otivului de casare reglem entat d e art. 488 alin. (1) pct. 2 NCPC respectiv când: „hotă
rârea a fost pronunţată de un a lt ju d e că to r decât cel care a luat parte la dezbaterea pe
fond a procesului sau de un a lt co m p let de judecată decât cel stabilit aleatoriu pentru
soluţionarea cauzei ori a cărui com punere a fo st schim bată, cu încălcarea legii".
Referitor la acest incident, Regulam entul de ordine interioară al instanţelor judecă
toreşti prevede la art. 99 alin. (5): „Repunerea pe rol a cauzei după suspendare, pentru
continuarea judecăţii, pentru perim are sau pentru pronunţarea hotărârii ca urm are a
ArC. 4 4 3 . Lăm urirea hotărârii şi înlăturarea d isp o ziţiilo r con trad ictorii. (1)
în cazul în care sunt necesare lăm uriri cu privire la înţelesul, întinderea sau apli
carea dispozitivului hotărârii ori dacă acesta cuprinde dispoziţii contradictorii,
părţile p ot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lăm urească dispozitivul
sau să înlăture dispoziţiile potrivnice.
(2) Instanţa va rezolva cererea de urgenţă, p rin încheiere dată In cam era de
consiliu, cu citarea părţilor.
(3) încheierea se va ataşa la hotărâre, atât în dosarul cauzei, câ t şi în dosarul
de hotărâri al instantei.
C O M E N T A R IU
1. N o ţiu n i. Cu toate că art. 425 alin. (1) lit. c), alin. (2) şi (3) NCPC cuprinde dispoziţii
de am ănunt referitoare ia m odalitatea de întocm ire a dispozitivului hotărârii judecăto
reşti, este posibil totuşi ca acesta să conţină dispoziţii insuficient d e clare sau confuze
cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea lui ori ch iar dispoziţii contradictorii, astfel
în cât părţile au posibilitatea de a form ula o cerere întem eiată pe prevederile textului
art. 443.
Norm a analizată vizează două noţiuni distincte - lăm urirea dispozitivului şi înlătura
rea dispoziţiilor contradictorii din cuprinsul lui.
2. Lăm u rirea d isp o zitivu lu i. Prin lăm urirea dispozitivului instanţa nu poate decât să
explici teze dispoziţiile acestuia, iar nu să m odifice hotărârea, dând uneia sau unora din
i y C . S . J , , s . e o m . , d e c . n r . 2 6 0 7 / 2 0 1 1 , T n B .J , B a z a d e d a t e , o p u d G . B o r o i , O . S p m e o n u - M a t e i , c q . c it ., p . 4 7 6 .
tre ele un înţeles clar şi fără echivoc, în situaţia în care sunt posibile mai m ulte interpre
tări dle aceleiaşi dispoziţii.
Aceeaşi finalitate a lăm uririi hotărârii judecătoreşti poate fi obţinută şi pe calea con
testaţiei la titlu, prom ovată în condiţiile art. 711 alin. (2) NCPC.
Deşi art. 443 alin. (1) NCPC nu stabileşte un term en în cadrul căruia cererea poate fi
form ulată, în ce priveşte lăm urirea dispoziţiilor din dispozitiv trebuie adm is că cererea de
lăm urire poate fi form ulată o r ic â n d d a r n u m a ip â n ă la in iţierea p roced u rii de executare
silitd, m om ent după care nu va m ai putea fi form ulată decât contestaţia la titlu, întrucât,
în caz contrar, dispoziţiile relevante din secţiunea codului referitoare la contestaţia la
executare nu a r avea aplicabilitate, ceea ce nu poate fi acceptat.
O biectul cererii este identic în am bele cazuri, diferind doar cau 2 a acţiunii, respectiv
tem eiul ju rid ic şi folosul practic urm ărit în fiecare caz: lăm urirea dispozitivului în vede
rea executării viitoare (art. 4 43), respectiv lăm urirea acestuia pentru înlăturarea im pedi
m entelor născute în cadrul unei executări începute (art. 711)1*1.
3. D isp o ziţii contradictorii. Ipoteza înlăturării dispoziţiilor contradictorii nu priveşte
eventuale contradicţii în tre considerente şi dispozitiv, ci num ai între dispoziţiile execu-
torii ale hotărârii care a r p u tea con stitui im pedim ente la executare, chiar dacă textul nu
condiţionează în m od explicit această dificultate legată d e executare. Eventualele contra
dicţii dintre considerente şi dispozitiv po t fi reclam ate doar prin exercitarea căilor legale
de atac, în ipoteza în care condiţiile prevăzute de lege pentru prom ovarea acestora per
m it form ularea unor astfel de critici.
înlăturarea dispoziţiilor contradictorii din dispozitiv este o cerere care se im pune a
fi form ulată de partea care are vocaţia solicitării executării silite, cu atât m ai m ult cu cât
sub auspiciile noului cod această clarificare a dispozitivului hotărârii nu m ai poate avea
loc prin prom ovarea apelului sau recursului, conform art. 445, dar şi având în vedere
faptul că între m otivele pentru care se poate form ula revizuirea, prevăzute de art. 509
N C P C o atare ipoteză de înlăturare a „dispoziţiilor potrivnice ce nu se pot aduce la în d e
plinire" nu m ai este reglem entată, astfel cum prevedea art. 322 alin. (1) pct. 1 CPC 1365.
4. Procedura de so lu ţio n are , lă m u rire a şi înlăturarea dispoziţiilor contradictorii din
hotărâre nu poate avea loc din oficiu, ci n u m a i la cererea părţilor.
Legea stabileşte şi o condiţie expresă d e celeritate, sens în care prevede că instanţa
va rezolva cererea de urgenţă, ceea ce îşi găseşte justificarea în im perativul general al
term enului optim şi previzibil ai procedurii judiciare, în scris în prevederile art. 6 NCPC,
iar pe d e altă parte pentru aceea că o atare cerere poate fi form ulată până la înaintarea
dosarului în căile de atac (act de procedură care nu ar trebui întârziat din acest m otiv) ori
în vederea iniţierii procedurii de executare silită.
Cererea se soluţionează prin încheiere dată în cam era de consiliu, cu citarea porţilor.
în ce priveşte com punerea instanţei, tim brojui şi incidenţa dispoziţiilor tranzitorii cu
privire ia derularea proceduriiîn cam era de consiliu, trim item la com entariile de la art. 442.
hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond
după casarea cu reţinere, în term en de 15 zile de la pronunţare.
(2) C ererea se soluţionează de urgenţă, cu citarea pârţilor, prin hotărâre sepa
rată. Prevederile art. 443 alin. (3) se aplică în m od corespunzător.
(3) D ispoziţiile prezentului articol se aplică şi în cazul când instanţa a om is să
se pronunţe asupra cererilor m artorilor, experţilor, traducătorilor, interpreţilor
sau apărătorilor, cu privire la drepturile lor.
C O M E N T A R IU
1. N oţiun e. Proceduri a lte rn a tive . Norm a are în vedere ipoteza în care instanţa a
om is să soluţioneze un capăt de cerere principal sau accesoriu ori o cerere conexă sau
incidentală (m inus petita), totalitatea cererilor constituind cadrul obiectiv al ju decăţii şi
lim itele învestirii instanţei pe care judecătorul este ţin u t să le respecte întocm ai (art. 22
alin. (6) NCPC).
Ca şi în codul anterior, partea a cărei cerere a fo st om isă d e la pronunţare poate
recurge la com plinirea acestei om isiuni prin prom ovarea unei cereri de revizuire, potri
v it art. 509 alin. (1) pct. 1 NCPC, dacă sunt îndeplinite celelalte condiţii de adm isibilitate
a le acestei căi extraordinare d e atac, după cum va putea recurge la form ularea unei noi
cereri de chem are în judecată, fără a i se opune autoritatea lucrului ju d e ca t1”.
însă, dacă instanţa a adm is doar în parte pretenţiile deduse judecăţii prin cererea
principală, printr-o cerere accesorie, conexă sau incidentală, nu se poate cere com pleta
rea hotărârii în baza art. 444 NCPC, întrucât calea procedurală de urm at este exercitarea
ca ilo r de a ta c recunoscute de lege, respectiv apelul sau, după caz, recursul1'1.
Procedura reglem entată de acest text se declanşează n u m a i la cererea p ă rţii, cerere
care va trebui form ulată în aceiaşi term en în care s e p o a te declara, dupâ caz, a p e l sau
recurs, ia r în câile extraordinare d e a ta c sa u în fo n d dupâ casarea cu reţinere, în term en
de 15 ziie de la pronunţare.
2. H otărâri su sce p tib ile d e com p letare. Su n t susceptibile de com pletare hotărârile
date în prim ă instanţă, cele ale instanţei de apel - nu num ai cele prin care se evocă
fondul, întrucât este posibil ca printr-o decizie d e respingerea a apelului instanţa de apel
să fi om is să se pronunţe asupra cererii intim aţilor de acordare a cheltuielilor de judecată
(cerere accesorie), hotărârile instanţei de recurs, atât cele d e respingere a recursului
(pentru nesoluţionarea unei cereri accesorii sau incidentale în recurs, nu pentru om isiu
nea de a se analiza o critică de nelegalitate), cât şi cele pronunţate în fond după casarea
cu reţinere; de asem enea, pot fi com pletate şi hotărârile date în contestaţie în anulare
sau revizuire, fiecare tem ei al contestaţiei în anulare sau al unei cereri de revizuire fiind
echivalentul unei contestaţii sau revizuiri distincte, chiar dacă instanţa este învestită
printr-o cerere unică, după cum este posibil ca fiecare dintre ele să fie însoţită de o
cerere accesorie d e acordare a cheltuielilor d e judecata sau să atragă form ularea unor
cereri incidentale.
3. Procedura d e so lu ţio n are . Cererea se soluţionează de urgenţă, cu cita rea părţilor,
prin hotărâre separată, respectiv sentinţa sa u decizie, dat fiind obiectul acesteia - cerere
C O M E N T A R IU
1. O b ligativitate a procedurii, nu şi exclu sivitatea ei. Textul instituie obligativitatea
procedurii de îndreptare, lăm urire, înlăturare a dispoziţiilor contradictorii ori de co n v
pletare a hotărârii în condiţiile prevăzute de art. 442-444 NCPC, astfel că părţile n u vor
p u tea fa c e u i, p en tru aceste m otive, de colea de a ta c a a p elu lu i sa u a recursului.
Nu se poate vorbi însă şi d e exclusivitatea acestor proceduri, întrucât uneori părţile
pot urm ări şi obţine aceeaşi finalitate recurgând la olte c ă i procedurale, de exem plu
prom ovând o contestaţie la titlu (pentru lăm urirea înţelesului, întinderii sau aplicării
111 C u p rivire la m ă su rile tran zito rii p e n tru p u n e re a în a p lica re a noului C o d d e pro cedură civilă stab ilite prin
art. XII d in Le ge a nr. 2 /2 0 1 3 , a s e v e d e a su p ro , co m e n tariile d e la art. 240.
dispozitivului) după începerea executării silite [art. 711 alin. (2) NCPC] ori pot recurge
ia prom ovarea unei revizuiri în caz de m inus petita [art. 509 alin. (1) pct. 1 N CPC], d a c i
sunt întrunite celelalte condiţii de adm isibilitate a căii extraordinare d e atac, sau chiar
pot form ula o n o u l cerere d e chem are în ju d ecată111.
2. O b ligativitate a şi exclu sivitatea p ro ced u rii. Cu toate acestea, în condiţiile inexis
tenţei în noul cod a unui text corespondent celui care se regăsea în art. 322 alin. (1)
pct. 1 CPC 1865, îndreptarea erorilor m ateriale, precum şi înlăturarea dispoziţiilor
contradictorii nu pot fi cerute decât prin form ularea unor cereri întem eiate pe art. 442
şi, respectiv, art. 443 NCPC.
Norm a nu are caracter de noutate, întrucât reglem entarea aici analizată a fost intro
dusă în codul anterior prin Legea nr. 202/2010, astfel în cât obligativitatea proceduri
lor de îndreptare, lăm urire, înlăturare a dispoziţiilor potrivnice (chiar dacă form ularea
actuală se referă la dispoziţii contradictorii) şi d e com pletare a hotărârilor judecăto
reşti, potrivit circum stanţierilor arătate subzistă în privinţa tuturor proceselor iniţiate
d u p l intrarea în vigoare a Legii nr. 202/2010 (26 noiem brie 2010}, sens în care dispune
art. XXII alin. (2) din acest a ct normativ**1.
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
Spre deosebire d e prevederea codului anterior1", noul cod adoptă soluţia suportării
de către stat din fondul constituit potrivit legii a cheltuielilor de ju d e c a ţi făcute d e parte
cu prilejul derulării acestor proceduri, în cazul în care se constată caracterul întem eiat al
cererii d e îndreptare, lăm urire sau d e com pletare a hotărârii judecătoreşti.
Ca regulă, rezolvarea oricărei cereri d e acordare a cheltuielilor de judecată ţine de
aplicarea criteriului cu lp e i procesua le. Or, pronunţarea unor hotărâri care conţin erori
m ateriale, dispoziţii neclare, obscure, echivoce sau contradictorii ori a unor hotărâri
incom plete, prin faptul că nu epuizează totalitatea cererilor cu care instanţa e ste în v e s-
tită, im plică, lato sensu, m otive im putabile instanţei, astfel că nu se justifică obligarea
părţilor la cheltuielile de judecată pe care aceste proceduri le*ar putea antrena121, soluţie
îm brăţişată şi în noul Cod de procedură civilă.
Dacă soluţia are o ju stificare obiectivă în ce priveşte cererile form ulate în baza art. 443
şi art. 444 NCPC, textul este însă criticabil în legătură cu îndreptarea erorilor m ateriale
din cuprinsul hotărârilor, întrucât se constată că norm a nu indică decât criteriul soluţiei
date cererilor form ulate în baza art. 442-444 NCPC (adm itere sau respingere), în tim p
ce criteriul culpei procesuale nu este decât unul im plicit, ce ţine de identificarea raţiunii
norm ei.
în practica însă pot fi întâlnite situaţii în care pronunţarea unei hotărâri conţinând, de
exem plu, num ele greşit al uneia dintre părţi se datorează titularului cererii, care a indi
cat eronat acest elem ent de identificare a persoanei încă de la data învestirii instanţei
şi a „ajutat" la perpetuarea acestei erori pe to t parcursul soluţionării cauzei. Chiar dacă
este reală obligaţia instanţei de judecată de a verifica identitatea părţilor potrivit art. 219
alin. (1) NCPC, este posibil ca partea al cărei num e este greşit indicat să nu se prezinte în
instanţă pe to t parcursul soluţionării cauzei, caz în care se poate proceda la judecarea în
lipsă, conform art. 223 alin. (1} N C P C
Or, pentru o situaţie sim ilară, jurisprudenţa anterioară a statuat că o atare cerere de
îndreptare a erorii m ateriale se justifică şi în această ipoteză în care greşeala nu este a
instanţei, ci culpa aparţine părţii*.
Potrivit art. 451 NCPC, aceste cheltuieli de judecată pot consta în cheltuieli cu onorariul
de avocat, onorariu de expertiză, despăgubiri cuvenite m artorilor etc., în raport de obiectul
cererii, în cazul celor de lăm urire şî com pletare probatoriul putând fi chiar laborios.
Din redactarea textului, reiese că urm ează a se constitui un fo n d specio! din care
acestea vo r fi achitate.
Când cererea a fost respinsă, cheltuielile vo r fi supo rta te de parte, potrivit dreptului
com un (art. 451 şi urm . NCPC).
C A R M g N N S 6 M IÂ 831
A rt. 44* Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. H otărâri a le prim ei instanţe executorii de d re p t pro vizo riu. Ju stificarea norm ei.
Există anum ite drepturi sau raporturi ju rid ice cărora legea le recunoaşte un în a lt grad de
protecţie sau pentru care legiuitorul prezum ă urgenţa realizării, astfel încât, dacă ele au
fost acordate ori stabilite printr-o hotărâre judecătorească d e prim ă instanţă, aceasta se
bucură în m od provizoriu, vrem elnic, de caracter executoriu de drept, anterior răm ânerii
ei definitive, astfel încât se poate trece la executarea silită, d a r pe riscul creditorului,
astfel cum prevede art. 637 alin. (1) NCPC.
Textul nu este fundam ental diferit faţă de reglem entarea anterioară1”, ci d o a r adaugă
cazurilor de executare provizorie d e drept în că unul, anum e, ipoteza de la pct. 1 - când
hotărârea de prim ă instanţă are ca obiect „stabilirea m odului d e exercitare a autorităţii
părinteşti, stabilirea locuinţei m inorului, precum şi m odul d e exercitare a dreptului de a
avea legături personale cu minorul".
Includerea acestor hotărâri în rândul celo r executorii provizoriu de drept este ju sti
ficată de interesul su p erio r al copilului, ceea ce constituie un principiu fundam ental al
întregii legislaţii privind protecţia şi ocrotirea m inorului, raţiune identică şi pentru ipo
teza art. 448 alin. (1) pct. 4 N CPC în m ateria obligaţiei de întreţinere sau alocaţiei d e stat
pentru copii, ce se regăsea şi în legislaţia anterioară [art. 278 alin. (1) pct. 3 CPC 1865].
Pentru celelalte ipoteze enum erate de această norm ă, consideraţiile teoretice şi
jurisprudenţa consacrată în aplicarea lor răm ân pe deplin valabile.
2. C aracterul exem p lifica tiv al no rm ei. Astfel cum reiese din dispoziţiile art. 448
alin. (1) pct. 10 NCPC, norm a este una exem plificaţi vă, iar nu lim itativă, întrucât executa
111 A r i . 2 7 8 C P C 1 S 6 5 .
rea provizorie de drept a hotărârii de prim ă instanţă intervine „în orice a lte ca zu ri în care
legeo prevede câ hotărârea este executorie".
Asem enea ipoteze pot fi identificate: în cadrul proced urilo r speciale - de exem plu,
hotărâri pronunţate în m ateria ordonanţelor preşedinţiaie [art. 996 alin. (2)]; hotărâri
pronunţate în cereri de valoare redusă [art. 1030 alin. (3)]; hotărâri d e evacuare din
im obile folosite sau ocupate fără drept [art. 1041 alin. (5)]; încheieri ate prim ei instanţe
care su n t executorii, de exem plu cele pronunţate în baza art. 190 NCPC prin care se
stabileşte o am endă judiciară pentru o abatere prevăzută de lege sau se acordă o
despăgubire pentru am ânarea procesului prin una din faptele enum erate de art. 187
sau art. 188, încheierea prevăzută de art. 326 alin. (2) prin care se stab ilesc drepturile
băneşti cuvenite m artorului audiat de instanţă etc.
3. C aracterul p rovizo riu al execu to rialităţii ho tărârii. A rticolul 448 alin. {2} N CPC sta
bileşte că executarea hotărârilor prevăzute la alin. (1) are caracter provizoriu, ceea ce
presupune că acest caracter s e va consolida prin soluţionarea căilor de atac prevăzute
de lege, în cazul confirm ării hotărârii prim ei instanţei.
Date fiind raţiunile art. 4 4 8 NCPC, rezultă că printr-o hotărâre executorie de drept
nu este posibiiâ acordarea u n u i term en de graţie în condiţiile art. 397 alin. (3), întrucât
acestea ar fi anihilate, cele două instituţii fiind incom patibile (tem porizarea unei execu
tări pentru care ope le g is s e prezum ă urgenţa).
Instanţa va m enţiona în p a rtea fin a lă a dispozitivului caracterul executoriu de drept
al hotărârii, sens în care dispune art. 4 2 S alin. (3) NCPC.
C O M E N T A R IU
Textul nu conţine diferenţe faţă de reglem entarea anterioară (art. 279 CPC 1865)
decât la nivelul rigorii form ulării.
Instanţa poate încuviinţa cererea de executare provizorie dacă hotărârea judecăto
rească este privitoare Io b u n u ri şi constată una din situaţiile în care va considera că
m ă su ra este necesară, ceea ce im plică puterea de apreciere a instanţei, care însă va
trebui să facă uz de această dispoziţie legafă în mod prudent, dat fiind caracterul de
excepţie al norm ei.
A ceste criterii pe baza cărora instanţa apreciază asupra necesităţii m ăsurii sunt enu
m erate lim itativ de text, şi anum e în raport cu tem einicia vădită a dreptului ori cu starea
d e insolvabilitate a debitorului, precum şi atunci când a r aprecia că neluarea d e îndată a
acestei m ăsuri este văd it prejudicia bilă pentru creditor.
Este ia aprecierea instanţei obligarea creditorului la plata unei cauţiuni în condiţiile
art. 728 alin. (2) şi (3) NCPC; însă, pentru depunerea cauţiunii instanţa va trebui să facă
aplicarea prevederilor art. 1056 şi urm . N CPC; pe d e altă parte, din conţinutul art. 677
NCPC potrivit cărora „hotărârile ce se execută provizoriu cu dare de cauţiune nu se vo r
executa m ai înainte de a se depune cauţiunea" rezultă că sum a ce se va stabili cu titlu de
cauţiune după algoritm ul de la art. 718 alin. (2), aplicabil pentru obligaţiile evaluabile în
bani, va avea în vedere valoarea (determ inată sau determ inabilă) reieşită d in hotărârea
a cărei executare provizorie se cere1’1, aceasta fiind în legătură cu executarea hotărârii,
iar nu cu soluţionarea cererii; cauţiunea va fî o sum ă fixă pentru obligaţiile neevaluabile
în bani stabilite prin hotărârea prim ei instanţe, anum e cea prevăzută de art. 716 alin. (3).
2. C azuri în care executarea provizorie nu poate fi acordată. Textul reia interdicţia
încuviinţării executării provizorii în m ateria stră m u tă rii de hotore, desfiinţării de
construcţii, plantaţii sa u a o rică ro r tucrări a vâ n d o aşezare fixă , precum şi atunci când
prin hotărâre se dispune intabularea unui d rep t sau radierea lui din cartea funciară.
Raţiunea norm ei este identică celei pentru care şi recursul form ulat îm potriva unor
astfel de hotărâri are caracter su sp ensiv de drept, conform art. 484 alin. ( ! ) N CPC (cu
excepţia celor privind înscrierile în cartea funciară), contrar regulii caracterului nesus
pensiv al recursului; astfel, se are în vedere fie incom patibilitatea m ăsurii executării pro
vizorii cu dispoziţia de străm utare d e hotare, desfiinţare a unei construcţii, plantaţii sau
lucrări cu o aşezare fixă, fie necesitatea protejării drepturilor unor terţe persoane care ar
putea dobândi cu bună-credinţă drepturi supuse înscrierii în cartea funciară pe baza unei
situaţii precare de carte funciară.
3. Form ularea şi so lu ţio n are a cererii. Solicitarea de încuviinţare a executării provizo
rii va trebui adresată instanţei în scris, conform regulii prevăzute de art. 148 alin. (1)
NCPC, d a r poate fi form ulată ş i verboi în instanţă în tim pul cercetării procesului (în
cam era de consiliu01} ori în etapa dezbaterilor în fond (în şedinţă publică), d a r până Ea
închiderea lor, cerere care se va consem na în încheierea de şedinţă redactată pentru acel
term en, astfel cum prevede art. 233 alin. (1) lit. i) N C P C
Asupra cererii d e executare provizorie instanţa se va pronunţa odată cu so lu ţio n a
rea p ricinii în fo n d , la m om entul pronunţării hotărârii prin care se dezînvesteşte, cerere
c a re v a putea fi adm isă sau respinsă (ch iar în condiţiile în care drepturile creditorului au
fost recunoscute sau acordate) şi, în m od necesar, soluţia va trebui să se regăsească în
dispozitivul hotărârii; dacă cererea este a d m iş i, instanţa va trebui să facă m enţiune des
pre caracterul executoriu provizoriu al hotărârii în partea fin a lă a dispozitivului, potrivit
art. 425 alin. (3) N C P C
4. Reiterarea în apel a cererii d e în cu viin ţa re a e xe cu tă rii p ro vizo rii. Dacă cererea
este respinsă de prim a instanţă, creditorul care a câştigat procesul poate să o form uleze
din nou în apel, astfel cum dispune art. 449 alin. (3) NCPC.
Textul instituie o excepţie de la regula potrivit căreia ceea ce prim a instanţă a dezle
gat poate fi repus în discuţie în calea d e atac devolutivă doar prin interm ediul unei critici
form ulate prin m otivele d e a p e l de vrem e ce o poate adresa şi instanţei de apel; toto
dată, aceasta nu constituie nici o cerere nouă care nu ar p u teaţi form ulată direct în calea
de atac, potrivit prevederilor art. 478 alin, (3) NCPC.
Apreciem însă că această reiterare în calea de atac a cererii d e executare provizorie
nu poate avea loc în absenţa calităţii de a p ela n t a creditorului, care poate form ula fie un
apel incident, fie unul provocat, dar şi un apel principal pentru ipoteza adm iterii Tn parte
a pretenţiilor sale, num ai că, în acest ultim caz, executarea provizorie, dacă este adm isă,
va privi pretenţiile recunoscute, stabilite de prim a instanţă.
Pe d e altă parte, pentru a m ai avea vreo eficienţă, reiterarea cererii în calea de atac
va treb u i so lu ţio n a tă (printr-o încheiere interlocutorie) de instanţa de a p e l m a i înainte
de soluţionarea a p elului sau apelurilor cu care este învestită, pentru că hotărârea dată
în apel este executorie, potrivit a r t 633 pct. 1 N CPC; prin urm are, la data soluţionă
rii apelului hotărârea prim ei instanţe dobândeşte caracter executoriu prin efectul legii,
m om ent la care cererea de executare vrem elnică ar răm âne fără obiect.
C O M E N T A R IU
1. T itu la ru l cererii. Instanţa căreia se adresează. Executorialitatea provizorie a unei
hotărâri de prim ă instanţă poate fi suspendată la solicitarea debitorului, pe baza unei
cereri adresate instanţei d e apel.
Debitorul are acces la această m ăsură şi în cazul unei hotărâri executorii p ro vizo rii de
d rep t şi în cel al unei executări provizo rii judecătoreşti.
Partea care a pierdut procesul la prim a instanţa, în condiţiile în care exercită dreptul
de a ataca hotărârea cu apel, va putea form ula cererea de suspendare a executării provi-
zorii fie p rin cererea de opel, f ie distinct, în tot cu rsu l ju d e c a ţii în a p e l.
Din interpretarea dispoziţiilor art. 4 5 0 alin. (2) N CPC reiese că debitorul va depune
cererea la prim a instanţă dacă va solicita suspendarea prin cererea d e apel, ipoteză tn
care funcţionează regula p re vă zu ţi de a r t 471 alin. (1) NCPC, d a r va putea să o adreseze
ş i d ire ct instanţei de apei, ch ia r înainte d e so sire a dosarului tn calea d e atac, situaţie tn
care va alătura o copie legalizată a dispozitivului hotărârii; aceasta înseam nă că cererea
poate fi susţinută nu num ai cu hotărârea judecătorească redactată, fiind suficient şi un
certificat de grefă; întrucât legea perm ite această m odalitate de învestire a instanţei de
apel, rezultă că se prezum ă o anum ită urgenţă a m ăsurii ce se solicită a fi dispusă, caz în
care sunt aplicabile prevederile art. 450 alin. (5) în ce priveşte soluţionarea ei.
Dacă însă partea căzută în pretenţii în ţelege să form uleze cererea de suspendare a
executării provizorii p e p a rcu rsu l so luţio nării cauzei în apel, ce re re a de suspendare a exe
cutării provizorii poate fi form ulată în cadrul dosarului de apel, fiind o cerere incidentală
în calea de atac.
Indiferent d e m odalitatea sau m om entul form ulării cererii, suspendarea executării
provizorii este în com petenţa de soluţio nare a instanţei de apel.
2. C o n d iţii. în consecinţă, cererea de suspendare a executării provizorii nu ar putea fi
form ulată în cazul ?n care debitorul nu prom ovează calea de atac îm potriva dispoziţiilor
din dispozitiv care sunt executorii de drept sau pentru care a fost încuviinţată executa
rea, o atare cerere fiind una incidentală în apel.
A chiesarea tacită parţială la hotărârea executorie a prim ei instanţe nu va avea efectul
pierderii dreptului debitorului de a form ula apel principal nici în ceea ce priveşte dis
poziţiile executate, astfel cum rezultă din interpretarea p e r a contrar io a prevederilor
art. 467 alin. (2) NCPC; totodată, partea va păstra dreptul de a form ula apel principal
îm p o triva tu tu ro r so lu ţiilo r din dispozitiv şi în cazul în care execută benevol integral
o hotărâre executorie a prim ei instanţe, în tru câ t o astfel de executare nu ar putea fi
calificată drept „acte sau fapte precise şi concordante care exprim ă intenţia certă a părţii
d e a-şi da adeziunea la hotărâre" astfel cum dispune art. 4 6 4 alin. (3) NCPC, de natură a
fundam enta concluzia unei achiesări tacite totale; o asem enea executare benevolă are
caracter echivoc deoarece, pe d e o parte, poate fi determ inată d e intenţia părţii de a-şi
lim ita prejudiciile în cazul executării benevole sau silite ulterioare confirm ării so luţiei în
apel, iar pe de altă parte, poate revela doar conduita de bună-credinţă a debitorului care
se ştie deja sub puterea unui titlu executoriu, chiar dacă provizoriu, iar bună-credinţă
nu poate fi sancţionată cu pierderea acestui drept, ea fiind un im perativ al exercitării
drepturilor procesuale, potrivit art. 12 alin. (1} N C P C
în consecinţă, în ipoteza ochiesorii tacite (totale sau parţiale), cererea de suspendare
a executării vrem elnice poate fi form ulată şi ea poate privi ch ia r disp oziţiile deja execu*
fote ale hotărârii,
în sens contrar va fi însă concluzia dacă debitorul stabilit printr-o hotărâre executorie
a prim ei instanţe achieseazâ expres la soluţia pronunţată.
Astfel, dacă debitorul a achiesat total ş i expres la hotărârea executorie a prim ei
instanţe, acesta nu va m ai putea prom ova apel principal îm potriva soluţiilor din dispozi*
tivul hotărârii şi, în consecinţă, nu va fi posibilă nici form ularea unei cereri d e suspendare
a executării provizorii a hotărârii, astfel cum reiese din interpretarea dispoziţiile art. 467
alin. (1) coroborate cu dispoziţiile art. 463 alin. (1) şi art. 464 alin. (3) şi (4) NCPC.
Dacă a a ch iesa t expres, d a r p a rţia l la hotărâre, debitorul va putea declara apel prin
cipal îm potriva so lu ţiilo r din dispozitiv cu privire ia care nu a renunţat la calea d e atac,
ca 2 în care va putea form ula cerere d e suspendare â executării provizorii a dispoziţiilor
din hotărâre pe care le atacă.
Prin urm are, în cazul achiesării exprese (totale sau parţiale) a debitorului la hotăra*
rea executorie a prim ei instanţe, cei care renunţa la calea d e atac se află pe acelaşi plan
cu partea care a renunţat în m od explicit la exercitarea apelului îm potriva unei hotăra-
rii neexecutorii a prim ei instanţe, fie cu privire fa totalitatea soluţiilor din dispozitiv, fie
num ai pentru o parte dintre acestea, vocaţia concretă la exercitarea căii de atac îm po-
triva hotărârii executorii a prim ei instanţe interesând din perspectiva posibilităţii form u
lării cererii in cid e n taie în apel de suspendare a executării provizorii.
3. So lu ţio n are. C au ţiu n e obligatorie. Cate de atac. instanţa de apel se va pronunţa
prin încheiere, care însă va putea fi atacată separat num ai cu ap e /în 5 zile d e la pro nun-
ţâre pentru partea prezentă şi de la com unicare pentru cea lipsă, sens în care dispune
art. 718 alin. (6) NCPC, ce reprezintă norm ă de trim itere în contextul art. 450 alin. (3).
Suspendarea nu va putea fi încuviinţată decât cu plata unei ca u ţiu n i al cărei cuantum
va fi stabilit de instanţă în condiţiile art. 718 alin. (2), aplicabil pentru cererile evaluabile
în bani, respectiv art. 718 alin. (3), pentru cele neevaluabile în bani, iar pentru depune
rea acesteia urm ează a fi observate dispoziţiile art. 1056 şi urm . NCPC; în ce priveşte
suspendarea executării provizorii judecătoreşti, întrucât art. 449 nu este aplicabil decât
dacă hotărârea este privitoare la bunuri, rezultă că nu va putea fi niciodată stabilită cau
ţiu n e a fixă prevăzută de art. 718 alin. (3) NCPC, aferentă cererilor nepatrim oniale.
Cerinţa stabilirii şi achitării cauţiunii în cuantum ul stabilit de instanţă este o condiţie
de adm isibilitate, întrucât art. 450 alin. (4) prevede că suspendarea va putea fi încuviin
ţată num ai cu plata unei cauţiuni.
4. Su sp en d area executării pro vizo rii pe cale d e ordonanţă preşed in ţială. Alineatul
(5) al textului com entat prevede că până la soluţionarea cererii de suspendare, cererea
va putea fi încuviinţată provizoriu, p rin ordonanţă preşedinţiala, ch ia r înainte de sosirea
dosarului, cu respectarea cerinţelor de stabilire şi plată a cauţiunii, respectiv condiţia de
la alin. (4).
Dacă partea a fost obligată şi a achitat cauţiunea stabilită în procedura ordonanţei
preşedinţiale, în vederea încuviinţării provizorii a suspendării executării potrivit dispozi
ţiilo r art. 4 S0 alin. (5), discutarea cererii d e suspendare a executării provizorii de instanţa
de apel în condiţiile art. 4 5 0 alin. (4) nu va m ai presupune fixarea şi achitarea unei noi
cauţiuni.
Pe cale de ordonanţă preşedinţiala se poate dispune suspendarea executării provizo
rii în cazul în care se form ulează cererea înainte de sosirea dosarului în calea de atac, dar
şi după acest m om ent, m ăsura dispusă pe calea ordonanţei preşedinţiale fiind ea însăşi
vrem elnică, potrivit art. 996 alin. (2) N CPC, întrucât răm âne valabilă până când instanţa
de apel va decide asupra ei, la prim ul term en de judecată.
C O M E N T A R IU
1. Taxele judiciare d e tim bru şi tim brul judiciar. Cheltuielile de ju d eca tă reprezintă
totalitatea sum elor avansate de părţi pe parcursul procesului, dispoziţiile art. 451 alin. (1)
NCPC stabilind elem entele com ponente ale acestora.
în ce priveşte toxele ju d icia re de tim bru, acestea sunt reglem entate de dispoziţiile
Legii nr. 146/1997 şi reprezintă costuri pe care titularul cererii în ju stiţie le suportă anti
cipat, conform art. 20 alin. (1) din lege, în raport cu obiectul cererii, care se fac venit ia
bugetul unităţii adm inistrativ-teritoriale în care debitorul îşi are dom iciliul, reşedinţa sau,
după caz, sediul fiscal [art. 19 alin. (1) din lege]. Tim brul ju d ic ia r se datorează în tem eiul
0 .6 . nr. 32/1995 pentru cererile supuse taxei judiciare de tim bru.
Noul Cod de procedură civilă, la rândul său, prevede prin dispoziţii distincte pentru
fiecare etapă procesuală, adoptate în aplicarea regulii a ch ită rii anticipate a taxeijudiciare
de tim bru, necesitatea ataşării dovezii achitării taxei datorate la cererea de chem are în
judecată (art. 197), ta cererea d e apel (art. 470 alin. (2)] sau la cererea de recurs (art. 486
alin. (2)]; în cazul contestaţiei în anulare şi revizuirii sunt aplicabile dispoziţiile procedurale
prevăzute pentru judecata finalizată cu hotărârea atacată (art. 508 alin. (1) şi art. 513
alin. (1)].
Taxa judiciară de tim bru se stabileşte de către instanţa de judecatâ, astfel cum prevede
art. 18 alin. (1) din Legea nr. 146/1997, iar îm potriva m odului de stabilire a taxei datorate
debitorul poate form ula cerere de reexam inare, la aceeaşi instanţă, în term en de 3 zile
de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data com unicării sum ei datorate. Cererea se
soluţionează în cam era de consiliu de un alt com plet, fără citarea părţilor, prin încheiere
definitiva, astfel cum prevede art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 raportat la prevede
rile art. 8 din Legea nr. 76/2012 (încheiere irevocabilă conform reglem entării anterioare).
Precizarea cu privire la procedura reexam inării pentru contestarea m odului de stabi
lire a taxei judiciare d e tim bru este necesară întrucât p a rtea va trebui să uzeze exclusiv de
această cale procedurală pentru a pune în discuţie cuantum ul taxei ju d iciare d e tim bru
ce i-a fo st stabilită de instanţă, iar nu prin interm ediul căii de atac prom ovate îm potriva
hotărârii judecătoreşti, după dezînvestirea instanţei, eventual ch iar pe calea excepţiei de
netim brare sau a insuficientei tim brări.
întrucât legea specială - Legea nr. 146/1997 - pune la dispoziţia debitorului obligaţiei
d e tim brare o cale de atac adecvată, eficienta şi efectivă (reexam inarea), asupra căreia
instanţa (într-un alt com plet decât cel care a stabilit-o) se p ro n u n ţi printr-o încheiere
d e fin itiv i, este inadm isibilă reluarea în căile de atac a nem ulţum irilor părţii cu privire la
aspectele fiscale ale cauzei, indiferent dacă a făcut sau nu uz de reexam inare111.
Raţiunea adoptării unei asem enea d i procedurale exclusive pentru a soluţiona un
incident care, de regulă, se iveşte m lim ine litis tine d e lim itele în care pricina poate fi
ju d e c a t! în calea d e atac, pentru că în apel, ch iar devofutiv fiind, trebuie ţinută seam a
de lim itele acestui efect d e te rm in a t în acest caz, de ceea ce s-a supus ju decăţii la prim a
in sta n ţl; or, astfel cum prevede art. 478 alin. (3) NCPC, nu s-a r putea form ula pretenţii
noi; spre exem plu, dacă Ia prim a in sta n ţl s-a anulat cererea de chem are în judecată ca
netim brată, ch iar dacă a r fi adm isibile asem enea critici în calea d e atac şi acestea a r fi de
n a tu ri a conduce la anularea hotărârii prim ei instanţe, în evocarea fondului instanţa şi
părţile sunt lim itate de regula tantum devolutu rr quantum iudicatum , astfel în cât recla
m antul nu ar m ai putea form ula cereri adiţionale [cu excepţia celo r care se în c a d re a z l în
prevederile art. 478 alin. (4), p lr it u l nu ar putea form ula cerere reconvenţională nici cu
acordul reclam antului, precum la intervenţia p rin c ip a li etc.].
2. A siste n ţa Ju d iciară. Totodată, în determ inarea noţiunii de cuantum legal datorat,
trebuie avută în vedere îm prejurarea că partea (persoană fiz ic i) obligată la plata taxei
judiciare d e tim bru poate obţine anum ite facilităţi în condiţiile O .U.G. nr. 51/2008 pri
vin d ajutorul public judiciar, act norm ativ aplicabil în baza prevederilor art. 90 N CPC care
arată la alin. (1) că cel care nu este în stare să facă faţă cheltuielilor pe care le presupune
declanşarea şi susţinerea unui proces civil, f i r i a prim ejdui propria sa întreţinere şi a
fam iliei sale, poate beneficia d e asistenţă ju d icia ră , în condiţiile legii speciale p rivin d aju
torul pu b lic ju d icia r.
Articolul 9 0 alin. (2) lit. a) enum eră între aceste beneficii şi pe cel privind scutirea,
reducerea, eşalonarea sa u am ânarea pentru plata taxelor judiciare de tim bru prevăzute
de lege, ceea ce corespunde şi dispoziţiilor art. 6 lit. d) din O.U.G. nr. 51/2008; facilită
ţile fiscale pentru perso anele ju rid ice sunt cele prevăzute de art. 21 alin. (2) din Legea
nr. 146/1997 privind taxele judiciare de tim bru, anum e reduceri, eşalonări sa u am ânări
pentru plata taxelor ju d iciare de tim bru, fiind exclusă aşadar, acordarea scutirilor de
plata taxelor legale datorate cu titlu de taxă ju diciară de tim bru în acest caz.
Şi cererea d e ajutor public ju d iciar are o cale de atac specifică şi exclusivă - reexa-
m inarea, potrivit art. 17 alin. (3) din O.U.G. nr. 51/2008 (în cazul persoanelor fizice) şi
conform art. 2 1 1 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 (pentru ipoteza persoanelor ju r id ic e )-,
astfel în c lt nici soluţia dată de instanţă asupra cererii de ajutor public ju d iciar nu poate
fi criticată prin interm ediul căilo r de atac exercitate îm potriva hotărârii prin care instanţa
se dezînvesteşte, fiind valabile cele arătate anterior cu privire la reexam inarea p re vlzu tă
de art. 18 din Legea nr. 146/1997.
La determ inarea cheltuielilor d e ju d e c a t! in tri cuantum ul legal datorat de titularul
cererii, pentru c l în cazul unor unei taxe ju d iciare de tim bru achitate într-un cuantum
superior celui legal (precum şi în celelalte ipoteze reglem entate de lege), diferenţele sunt
supuse restituirii î n condiţiile art. 23 din Legea nr. 146/1997.
Ca atare, d a c i debitorul obligaţiei de tim brare a o bţinu t scutirea de la plata taxei judi-
d a re de tim bru şi, prin ip o te zl, a câştigat procesul, partea a d v e rsl nu va putea fi obligată
la cheltuieli de judecată generate d e taxa judiciară de tim bru.
Ca r m s n N e s fin i( 839
A rt. 451 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
în schim b, dacă d obţinut reducerea taxei ju d iciare de tim bru sau eşalonarea plăţii
acesteia, partea care a pierdut procesul va fi obligată cu titlu d e cheltuieli d e judecată
către adversarul său în cuantum ul redus încuviinţat de instanţă sau în cuantum ul legal
datorat, chiar dacă i-a fost încuviinţată o am ânare ori i s-a stabilit plata în mod eşalonat
şi, în aceste cazuri, nu d o ar la contravaloarea ratelor achitate de debitor până la soluţio
narea cererii prin hotărârea ju d e căto re a scă ’ .
3. O n o ra riile avocaţilor, e xp e rţilo r şi alte ch eltu ieli generate d e p ro ces, fn cuantu
mul cheltuielilor de judecată intră şi onorariile avocaţilor, a le experţilor şi a le specialişti
lor num iţi Tn condiţiile art. 330 alin. (3), sum ele cuvenite m artorilor pentru deplasare şi
pierderile cauzate d e necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile d e transport şi, dacă
este cazul, d e cazare şi masă, precum şi o rice alte cheltuieli necesare pentru buna des
făşurarea a procesului; potrivit art. 339 alin. (3) N CPC expertul are aceleaşi drepturi ca şi
m artorul în ceea ce priveşte cheltuielile d e transport, cazare şi masă.
Cu privire la aceste com ponente ale cheltuielilor de judecata, se im pune precizarea
că părţile au acces, ca varietate a ajutorului public judiciar, şi la apărare sa u asistenţă
ju rid ico gratuită printr-un avocat desem nat de barou în orice fază procesuală, astfel
cum dispune art. 89 alin. (2) lit. b) şi alin. (3) N CPC, precum şi art. 6 lit. a) din O.U.G.
nr. 51/2008, norm ă care prevede ch iar şi p la ta onorariului avocatului ales.
în plus, faţa de dispoziţiile noului Cod de procedură civilă, art. 6 lit. b) din O.U.G.
nr. 51/2008, ca lege specială în m aterie, prevede şi a lte fo rm e ale aju torului pu b lic
ju d icia r, şi anum e plata expertului, traducătorului sau interpretului folo sit în cursul
procesului cu încuviinţarea instanţei, dacă, potrivit legii, această plată incum bă celui care
solicită ajutorul public judiciar; totodată, şi pentru etapa execuţionaîă este prevăzută
plata onorariului executorului judecătoresc ca o form ă distinctă de a ju to r public ju d iciar
[art. 6 lit. c) din acelaşi a ct norm ativ].
Precizarea cu privire la asistenţa judiciară sau ajutorul public ju d iciar sub form a plăţii
onorariului pentru asigurarea reprezentării, asistenţei ju rid ice sau, după ca 2, a apărării
printr-un avocat num it sau ales este cu atât m ai im portantă cu cât prin dispoziţiile
art. 13 alin. (2), art. 83 alin. (3) NCPC - în cazul persoanelor fizice, respectiv art. 84
alin. (2) NCPC - pentru persoanele juridice se prevede că la redactarea cererii şi a motivelor
de recurs, precum şi la exercitarea şi susţinerea recursului, acestea vo r fi asistate şi, după
caz, reprezentate, sub sancţiunea nulităţii, num ai de către un avocat sau consilier juridic,
în condiţiile legii; dispoziţia este aplicabilă, în mod corespunzător, şi pentru entităţile
arătate la art. 56 alin. (2) NCPC; în cazul persoanelor fizic e funcţionează excepţia reflectata
în acelaşi text - art. 13 alin. (2) NCPC, şi anum e situaţia în care partea sau m andatarul
acesteia (soţ sau rudă pană la gradul al doilea inclusiv) este licenţiată în drept; este de
precizat o altă excepţie care a fost introdusă prin dispoziţiile art. XI din Legea nr. 2/2013,
anum e pentru cazul instanţelor judecătoreşti ş i parchetelor, în recurs, cererile şi concluziile
pot fi form ulate şi susţinute de către preşedintele instanţei sau d e către conducătorul
parchetului, de către consilierul ju rid ic ori de către judecătorul sau procurorul desem nat,
în acest scop, d e preşedintele instanţei ori de conducătorul parchetului.
N orm ele an terio r invocate sunt aplicabile şi cu privire la celelalte căi extraordinare de
atac - contestaţie în anulare sau revizuire - prom ovate îm potriva unei decizii date de o
instanţă de recurs, astfel cum prevede art. 83 alin. (4) NCPC.
Aceste cheltuieli se suporta, în condiţiile art. 26 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) al Legii
nr. 146/1997, din bugetul M inisterul Justiţiei, buget finanţat de la bugetul de stat (cu
1,1 / L e ş , N o u l C o d d e p r o c e d u r ă c i v i l ă , v o i . 1 , 2 0 1 1 , o . S 8 7 .
cele două surse d e alim entare prevăzute de fege - o cotă din im pozitele încasate din
onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti şi o cota din
sum ele provenind din taxele judiciare de tim bru), norm e la care art. 51 din O.U.G.
nr. 51/2008 face trim itere; ele însă vo r fi puse în sarcina p â rţii care a p ierd u t p rocesa i, în
cuantum ul prevăzut pentru onorariul din oficiu sau convenit de parte cu avocatul ales,
astfel încât cel care a pierdut procesul urm ează a fi obligat la plata către stat a acestor
sum e, potrivit art. 18 din O.U.G. nr. 51/2008.
Precizările su n t valab ile şi pentru situaţia încuviinţării ajutorului public ju d iciar sub
form a reducerii sau scutirii de la plata o norariului de expertiza; pentru identitate de
raţiune, soluţia este aceeaşi şi pentru onorariife specialiştilor num iţi în condiţiile art. 330
alin. (3) NCPC.
In ce priveşte su m ele cuvenite m artorilor, în com punerea acestora pot intra cheltuie
lile de deplasare, în funcţie de m ijlocul d e transport utilizat pentru deplasarea la proces
şi distanţa d e la locul său d e dom iciliu sau reşedinţă până la sediul instanţei, pierderile
cauzate d e necesitatea prezenţei la proces (despăgubiri pentru acoperirea veniturilor
pe care le*ar fi obţinut dacă şi-ar fi exercitat profesia, venituri salariale sau din prestarea
unei activităţi lucrative de care a fost lipsit ca urm are a prezenţei în instanţă în ziua stabi*
lită pentru audiere sau ziua audierii ori pierderi de altă natură], cheltuieli 1a care norm a
m ai adaugă şi cheltuielile d e transport (deşi acestea nu pot fi diferite de cheltuielile de
deplasare enum erate deja) şi, dacă este cazul, cele de cazare, m asă; aceste cheltuieli se
stabilesc în raport cu starea şi profesia m artorului, precum şi cu tim pul efectiv pierdut,
astfel cum dispune art. 326 N C P C
Form ularea finală din art. 451 alin. (1) N CPC evidenţiază caracterul exem plificativ
al norm ei, în cuantum ul cheltuielilor d e judecată intrând „o rice a lte cheltuieli necesare
p en tru buna desfăşurare a procesului" care însă vo r fi supuse condiţiei dovedirii şi ju sti
ficării legăturii d e cauzalitate dintre acestea şi proces.
4. Reducerea ch iar d in o ficiu a p ă rţii din ch e ltu ie lile d e ju d e ca tă constând în
o n o rariu l de avo cat. Plata e xp e rţilo r sau a sp ecialiştilo r. A rticolul 451 alin. (2) NCPC,
într-o form ulare m ai riguroasă decât cea anterioară (art. 274 alin. (3) C P C 1865), stabileşte
posibilitatea instanţei, ch iar şi din oficiu, de a reduce m otivat partea din cheltuielile de
judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vă d it disproporţionat
în ra p o rt cu valoarea sa u com plexitatea cauzei o ri cu activitatea desfăşurata de avocat,
ţinând seam a de circum stanţele cauzei.
Criteriile care vo r fi utilizate d e instanţă cu o atare finalitate sunt cele indicate în con
ţinutul norm ei, având valoarea unor crite rii legale, iar aplicarea acestora nu va putea să
conducă la m ărirea părţii din cheltuielile d e judecată constând în onorariul d e avocat,
astfel cum perm itea norm a anterioară [art. 274 alin. (3)], ci d o a r la reducerea acestei
com ponente a cheltuielilor de judecată.
M ăsura poate fi adoptată d e instanţă ş i din oficiu, aşadar nu num ai la cererea părţii
care (va pierde) a pierdut procesul, dar nim ic nu se o pu ne ca părţile să adreseze instanţei
o astfel de solicitare; însă acestea a r trebui să fie suficient de precaute şi să o form uleze
în cadrul dezbaterilor pe fond, având în vedere că instanţa, dacă optează pentru aplica
rea dispoziţiilor art. 451 alin. (2), o va face după închiderea dezbaterilor, în cadrul deli
berărilor, la m om entul pronunţării soluţiei, deci al stabilirii părţii care a câştigat şi a celei
care a pierdut procesul.
Textul analizat tranşează prin claritatea form ulării disputa doctrinară generată de norma
anterioară care se referea la reducerea onorariului de avocat, iar nu a părţii din cheltuielile
C O M E N T A R IU
111 l.C .C J ., s. I civ., d e c. nr. 4 5 1 / 2 0 1 2 , n e p u b licată; Ş B e iig râ d e a n u , D reptul in sta n ţe lo r ju d e că to re şti d e a face
ap licarea art. 2 7 4 alin. (3 ) C. p ro c. civ. d u p ă intrarea în v igo are 3 le g ii nr. 5 1 /1 9 9 5 , în D reptul nr. 6/1997,
p . 3 3 o p u d I. Le?., N o u l C o d d e p ro ce d u ră civilă, vo i, \, 2 01 1, p, 590.
1,1 A se v e d e a , in a ce st se n s, G. Boroi, 0 . Sp in e a n u -M o te i, op. cit., p. 459*460, co m e n ta riu l la art. 274 alin. (3)
C P C 1865.
sau instanţele în faţa cărora s-a derulat procesul (cererea de recuperare a cheltuielilor
putând să privească toate etapele procesuale ale unei cau 2e), să facă aplicarea reguli
lor d e ia art. 451-455 NCPC, p u tâ n d sâ cenzureze, în term enii legii, cuantum ul acestora;
pe de altă parte, şi în acest nou proces partea ar putea opta pentru solicitarea pe cale
separată a cheltuielilor de judecată (în care, dacă cererea a r fi supusă tim brajului, intră
cel puţin taxa judiciară de tim b ru, după cum este posibil şi un nou onorariu de avocat),
generându-se în m od inutil cau 2e pe rolul instanţelor.
A rt. 453» A cordarea ch eltu ie lilo r de ju d ecată. (1) Partea care pierde proce
su l va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli
de judecată.
(2) C ând cererea a fost adm isă num ai în parte, judecătorii vor stabili măsura
în care fiecare dintre părţi poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă
este cazul, judecătorii vor putea dispune com pensarea cheltuielilor de judecată.
C O M E N T A R IU
1. C red ito ru l şi d e b ito ru l o b lig a ţie i de plată a ch e ltu ie lilo r d e ju d e ca tă . Textul deter
mină debitorul (partea care pierde procesul) şi creditorul (partea care câştigă) obligaţiei
având ca obiect cheltuielile de judecată, înlocuind form ularea desuetă a codului anterior
d e „parte căzută în pretenţii"; această diferenţă term inologică nu schim bă cu nim ic fu n
dam entul suportării cheltuielilor d e judecată, care răm âne cu lp a procesua lă şi despăgu
birea integrală a părţii câştigătoare.
2. C u lp a pro cesu ală. Culpa procesuală aparţine reclam antului atunci când cererea
sa a fo st respinsă în to t sau în parte, pe fondul pretenţiilor form ulate ori pe calea unei
excepţii procesuale, fie de procedură, fie de fond, dar şi atunci când a renunţat la ju d e
cată sau la dreptul pretins.
Pârâtul este în culpă procesuală când cererea reclam antului este adm isă în tot sau în
parte ori dacâ îşi executa obligaţiile pe parcursul procesului şi cererea reclam antului este
respinsă ca răm asă fără o b iect sau dacă la data declanşării procesului pârâtul îşi execu
tase deja obligaţiile, d a r nu l-a înştiinţat pe reclam ant1".
De asem enea, pârâtul este cel în culpă procesuală şi în cazul în care cererea recla
m antului este respinsă ca răm asă fără o b iect ca urm are a unor dispoziţii legale adoptate
pe parcursul procesului (până la pronunţarea unei hotărâri definitive), această îm preju
rarea obiectiva a cauzei respingerii pretenţiilor reflectându-se însă şi în cuantum ul chel
tuielilor de judecată la care pârâtul va putea fi obligat, m ai puţin taxa judiciară de tim bru
achitată de reclam ant, taxă care este supusă restituirii către cel care a achitat-o, conform
art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea n r 146/1997.
Regula este aplicabilă şi în caile de atoc, d e exem plu când instanţa de control ju d i
cia r respinge calea de atac declarată d e părţile cu interese contrare, astfel în cât fiecare
este în culpă procesuală pentru respingerea propriei căi d e atac, dar parte câştigătoare
în calea de atac a adversarului; prin urm are, instanţa, după obligarea la suportarea reci
procă a cheltuielilor d e judecată, va trebui să dispună com pensarea lor până la concu
renţa sum ei celei m ai m ici, în aplicarea dispoziţiilor art. 1616 NCC.
3. P ro p o rţio n ali ta tea ch e ltu ie lilo r cu partea din preten ţii ad m isă. A rticolul 453
alin. (2) stabileşte m odalitatea de lichidare a cheltuielilor d e judecată în ipoteza în care
111M . W b â r e d , G h . B u t a , o p . c it . , 2 0 0 7 , p 7 3 2 .
cererea dedusă judecăţii a fost adm isă num ai în parte, ceea ce nu reprezintă decât o
particularizare a regulii d e la alin. ( 1 ).
Astfel, reclam antuiul îi aparţine culpa procesuală pentru partea din cerere care a fost
respinsă, iar culpa p ro ce su a li va fi a p â râ tu lu i pentru partea din pretenţiile reclam antu
lui care a fost adm isă.
Corespunzător culpei fiecăreia, părţile vo r ff obligate reciproc la plata ch eltuielilor de
judecată. Stabilirea acestei proporţii reprezintă însă o chestiune de apreciere în sarcina
instanţei de judecată, având în vedere că unele cheltuieli de judecată au un caracter indi
vizibil (onorariul de avocat, cel de expert sau al specialiştilor desem naţi conform art. 330
alin. (3}] şi repartizarea lor drept cheltuieli aferente părţii din cerere {sau unora dintre
capetele de cerere) adm ise nu se poate realiza cu o precizie m atem atică.
4. C o m p ensarea ch e ltu ie lilo r d e ju d e cată. Dacă este cazul, judecătorii vo r putea dis
pune com pensarea cheltuielilor de judecată.
Com pensarea judiciară reglem entată d e art. 453 alin. (2) partea finală este o conse
cinţă a obligaţiei reciproce a părţilor cu privire la suportarea totală sau parţială a chel*
tu ielilo r de judecată (de exem plu, în ipoteza adm iterii în parte a cererii principale şi
adm iterea integrală a cererii reconvenţionale etc.), caz în care instanţa le va com pensa
până la concurenţa sum ei celei m ai mici dintre ele, astfel cum prevede art. 1616 NCC.
C O M E N T A R IU
1. A ch ie sare a totală la pretenţiile re clam a n tu lu i. Recunoaşterea efectivă de către
pârât a pretenţiilor reclam antului la p rim u l term en de ju d eca tâ la care p ă rţile su n t legal
citate atrage exonerarea acestuia de la plata cheltuielilor de ju decată efectuate de recla*
m ant; şi aici este valorificat de către legiuitor criteriul culpei procesuale, întrucât recla
m antul este sancţionat pentru că a acţionat abu ziv sau cel puţin intem pestiv1".
Atare achiesare la pretenţiile reclam antului poate avea loc prin întâm pinarea depusă
de pârât în condiţiile art. 205 NCPC ori prin răspunsul la interogatoriu, care se poate
adm inistra chiar la prim ul term en de judecată, astfel cum prevede art. 203 alin. (1) NCPC;
achiesarea totală va conduce la pronunţarea unei hotărâri în condiţiile art. 436 alin. (1)
NCPC, supusă num ai recursului.
Norm a are în vedere m ărturisirea sim p lă , iar nu m ărturisirea calificată şi com plexă.
Exonerarea pârâtului operează în cazul în care acesta recunoaşte în întregim e p re te n
ţiile reclam antului, nu şi în cazul unei recunoaşteri parţiale1-' .
Pentru a conduce la aplicarea dispoziţiilor art. 454 NCPC, recunoaşterea pârâtului
trebuie să aibă loc în fa ţa p rim ei instanţe, iar nu în căile de atac ori în rejudecare după casare
şi poate avea aceste efect num ai dacă recunoaşterea este perm isă de natura litigiului111.
A r t . 4 5 5 . Situ aţia m ai m ultor reclam an ţi sau pârâţi. D acă în cauză sunt mai
m ulţi reclam anţi sau m ai m ulţi pârâţi, e i vor putea fi obligaţi să plătească cheltu
ielile de judecatâ în m od egal, proporţional sau solidar, potrivit cu poziţia lo r în
proces ori cu natura raportului ju rid ic existent între ei.
C O M E N T A R IU
A r t * 1 5 6 . Enum erare. Calea ordinară de atac este apelul, iar căile extraordi
nare de atac sunt recursul, contesta fia în anulare şi revizuirea.
C O M E N T A R IU
1. C ăile d e atac, fo rm ă d e m an ifestare a acţiu n ii civile . Pornind de la definiţia legală
a acţiunii civile din dispoziţiile art. 29 NCPC, căile de atac reprezintă o parte com po
nentă din totalitatea m ijloacelor procesuale prevăzute de lege pentru protecţia dreptu
lui subiectiv civil sau a unei situaţii juridice, d a r şi pentru asigurarea apărării părţilor în
proces.
2. D u b lu l grad d e ju risd icţie . Articolul 456 dă expresie principiului dublului grad de
jurisdicţie, principiu care nu are însă o valoare absolută. M ai m ult decât atât, în sistem ul
noului Cod de procedură civilă o cesf p rin cip iu se relativizează, situaţie ce se identifică
prin intenţia explicită a legiuitorului exprim ată în conţinutul unor norm e din cuprinsul
Codului prin sintagm ele „hotărârea este supusă n u m a i recursului" sau doar „hotărârea
este supusă recursului" ori „p o a te f i atacata n u m a i cu recurs", ceea ce echivalează cu
suprim area căii devolutive de atac a apelului [de exem plu, art. 132 alin. (4), art. 406
alin. (6), art. 410, art. 421 alin. (2), art. 437 alin. (1), art. 440 etc.].
Apreciem însă că sintagm a m enţionată nu exclude exerciţiul celorlalte căi extraor
dinare de a ta c (contestaţie în anulare şi revizuire), daca sunt îndeplinite condiţiile de
adm isibilitate pentru prom ovarea lor, descrise la art. 503 alin. (1) şi respectiv art. 509
alin. (1) NCPC, şi daca legea nu elim ină în m od expres accesul la acestea, cum , spre
exem plu, prevede art. 927 alin. (3) N CPC în m ateria divorţului.
Pe d e altă parte, form ularea „hotărârea este su p u să num ai apelului" echivalează cu
exceptarea acesteia de la exerciţiul căii extraordinare de atac a recursului, sens în care
dispune şi art. 483 alin. (2) partea finală N CPC131; aceste hotărâri sunt definitive la data
pronunţării deciziei de către instanţa de apel, potrivit art. 634 alin. (1) pct. 4.
Dacă însă un text din cod prevede „hotărârea este definitiva", opţiunea legiuitorului
este în sensul de a nu fi supusă nici apelului, nici recursului12'.
3. Căi o rdinare şi căi e xtrao rd in are d e atac. Exercitarea c ă ilo r d e atac. Textul sta
bileşte a pelul ca fiind calea ordinară de a ta c şi enum era şi căile extraordinare de atac:
recursul, contestaţia în anulare şi revizuirea.
Căile d e atac nu sunt guvernate de principiul oficialităţii, ci reprezintă drepturi pro
cesuale aflate, în principiu, la îndem âna părţilor, fiind nevoie d e m anifestarea de voinţă
C O M E N T A R IU
în s i, este posibil ca partea sâ aibă o conduită în sensul indicat în d isp o zitiv, bazându-se
pe aparenta de legalitate a hotărârii judecătoreşti şi acţionând în considerarea m enţiu
nilor eronate din dispozitiv. Pentru cazul din urm ă, legea a prevăzut în beneficiul părţii
rem ediu l reglem entat de art. 457 alin. (3) NCPC.
Este situaţia în care, deşi hotărârea era supusă num ai recursului, instanţa a indicat
în d ispozitiv că este susceptibilă de apel sau, deşi hotărârea putea fi atacată (num ai) cu
apel, s-a indicat calea de atac a recursului ori, deşi nu era su sc e p tib ili nici de apel, nici
recurs, instanţa a indicat oricare dintre aceste căi d e atac, iar partea şi-a conform at con
duita procesuală m enţiunilor din dispozitiv; d e asem enea, o decizie dată în apel poate, în
condiţiile legii, să nu m ai fie supusă recursului, iar instanţa de apel să indice totuşi posi
bilitatea atacării cu recurs; dispoziţiile art. 425 alin. (3) stabilesc obligaţia instanţei de a
m enţiona doar apelul şi recursul, iar nu celelalte căi extraordinare de atac, însă o m en
ţiune greşită în dispozitiv cu privire la caracterul definitiv al hotărârii poate avea conse
cinţe şi cu privire la exercitarea contestaţiei în anulare sau revizuirii.
O cale de atac neprevăzută de lege atrage inadm isibilitatea ei, astfel că instanţa
ierarhic superioară, potrivit norm ei com entate - art. 451 alin. (3) NCPC va respinge
ca inadm isibil apelul sau recursul. Regula în m aterie şi norm a direct aplicabilă pentru
respingerea recursului ca inadm isibil, în cazul exercitării lui om isso m edio, în alte condiţii
decât cele perm ise de lege (excepţia), este cea de la art. 459 aiin. (2) NCPC.
Pe de altă parte, art. 152 N CPC prevede că cererea de chem are în judecată sau pentru
exercitarea unei căi d e atac este valabil fă c u ţi ch iar dacă poartă o d en u m ire greşită,
tem ei ce serveşte instanţei de control ju d icia r la corecta calificare a căii de atac cu care
este învestită.
Potrivit ju rispru den ţei anterioare, instanţa proceda la calificarea corectă a căii de
atac în tem eiul art. 84 CPC 1865 (cel mai adesea din apel în recurs sau din recurs în apel),
operaţiune urm ată însă şi de soluţionarea incidentului procedural al legalei com puneri a
com pletului de judecată, obiect al reglem entării din art. 99 aiin. (3) al Regulam entul de
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, iar după aceasta se proceda ia soluţionarea
respectivei căi de atac de către un com plet în com punerea prevăzută de lege. Opţiunea
actuală a legiuitorului, reflectată în noul cod, nu mai perm ite o atare soluţie.
Astfel, instanţa, învestită cu un apei care, potrivit legii, este suprim at (hotărârea fiind
supusă num ai recursului) ori cu un recurs neprevăzut de lege (hotărârea fiind suscepti
bilă de apel sau num ai de apel ori, dim potrivă, acea hotărâre nu este supusă niciuneia
dintre aceste căi de atac), va proceda la p u n e re a în dezbatere a calificării corecte a c ă ii de
a ta c (conform art. 152 NCPC) şi la invocarea excepţiei inadm isibilităţii căii d e a ta c greşit
form ulate de parte (care a urm at m enţiunea eronată din dispozitiv, iar nu calea legală de
atac), aceasta urm ând a fi respinsă ca inadm isibilă.
Norm a com entată dă expresie principiului deja evocat, şi anum e acela că o cale de
atac neprevăzută de lege este inadm isibilă, astfel că instanţa învestită cu soluţionarea ei
nu va m ai fi îndreptăţită să o convertească într-o cale d e atac adm isibilă (calea de atac
prevăzută de lege). Drepturile părţilor nu sunt în vreun fel prejudiciate, ci, dim potrivă, au
astfel posibilitatea şi răgazul de a-şi adapta conduita procesuală la dispoziţiile legii, ceea
ce răspunde pe deplin rigorilor unei proceduri echitabile.
Tn acelaşi tim p , o altă valenţă a dispoziţiilor art. 152 NCPC presupune că doar p a r
tea a denum it g reşit calea de atac, în tim p ce hotărârea judecătorească o indică în mod
corect, caz în care instanţa învestită cu soluţionarea căii de atac o va califica potrivit d is
poziţiilor legale incidente (concordante cu m enţiunile din dispozitivul hotărârii atacate)
şi va proceda la judecata căii de atac prevăzute de lege; prin urm are, Tn acest caz, dispo
ziţiile art. 457 N CPC nu sunt incidente.
4. C o m u n icarea ho tărârii. Efectele co m u n icării. E c h ip o le n ţi. A rticolul 457 alin. (3)
prevede că decizia de respingere ca inadm isibilă a căii de atac neprevăzute de lege va
fi com unicată tu tu ro r părţilor care au luat parte la judecata în care s*a pronunţat hotă
rârea atacată, iar de la data acestei com unicări va începe sâ curgă, dacă este ca 2 Ui, fer-
m en u l p en tru exercitarea c ă ii de a ta c prevăzute de lege (îm potriva hotărârii cuprinzând
m enţionarea greşită a căii d e atac în dispozitiv).
Prin aceasta se reglem entează o ipoteză nouă d e e c h ip o le n ţi pentru curgerea term e
nului d e apel sau recurs, după caz.
5. Ineficien ţa co m u n icării. în cazul în care, potrivit legii, hotărârea nu poate fi ata*
cată cu apel sau cu recurs principiul echipolentei nu va funcţiona, deoarece comunica*
rea hotărârii d e respingere ca inadm isibilă a căii d e atac prom ovate d e parte nu va servi
pentru declanşarea curgerii vreunui term en de exercitare a ei câtă vrem e partea nu are
acces la o cale de atac prevăzută de lege, fie pentru că legea o suprim ă, fie pentru că a
epuizat exerciţiul căilor legale de atac.
în acest caz, com unicarea hotărârii va reprezenta doar îndeplinirea atribuţiei legale
a instanţei privind com unicarea hotărârilor judecătoreşti, ch iar şi definitive, în lumina
prevederilor art. 427 alin. (1) N C P C
C O M E N T A R IU
1. P ărţile şi avânzîi*cauză. Dată fiind obligativitatea şi relativitatea efectelor hotărârii
judecătoreşti, textul reglem entează posibilitatea atacării acesteia num ai pentru părţile
aflate în proces.
în categoria p o rţilo r sunt incluşi reclam antul, pârâtul şi intervenientul vo lu n tar sau
forţat. în ce priveşte intervenientul accesoriu, trebuie sa se ţină seam a că exercitarea
căii de atac de către acesta este subordonată declanşării controlului ju d iciar de partea a
cărei apărare a sprijinit-o, în caz contrar calea de atac prom ovată doar de intervenientul
accesoriu fiind neavenită, astfel cum dispune art. 67 alin. (4) NCPC.
Având în vedere art. 435 alin. (1), potrivit căruia hotărârea este opozabilă şi succe
sorilor părţilor, şi în aplicarea dispoziţiilor art. 38 şi art. 39 NCPC, rezultă că şi avânzilor-
cauzâ le este deschis exerciţiul căii de atac: succesori universali, cu titlu universal, cu
titlu particular, dacă decesul părţii sau transm iterea dreptului ce a făcut obiectul judecă
ţii (transm itere ce a operat prin acte între vii sau pentru cauză d e m oarte) a avu t loc în
intervalul dintre pronunţarea hotărârii şi îm plinirea term enului pentru declararea căii de
atac (a se vedea şi cazurile de întrerupere a term enului de apel, aplicabile şi în recurs -
art. 468, art. 469 şi, respectiv, art. 485 NCPC).
Pe de altă parte, şi credito rii chirografari, în calitate de avânzi-cauză, în tem eiul
art. 1560 NCC, pot exercita apelul ori recursul pe calea acţiunii oblice, subrogatorii, în
num ele debitorului lor, cu excepţia cauzelor cu caracter strict personai; d e asem enea
şi credito rul ipotecar ar putea să exercite apelul într-un litigiu privitor la im obilul sau
bunul m obil care face obiectul garanţiei sale (art. 2343 NCC), prevalându-se d e aceleaşi
dispoziţii care reglem entează acţiunea oblică111.
2. A lte organ e sau persoane cărora le este d e sch is exerciţiu l c ă ilo r de atac. Articolul
458 teza finală N CPC prevede c l dreptul de a uza de exerciţiul cailor de atac poate apar
ţine şi altor organe sau persoane, potrivit legii.
Astfel, deşi p ro cu ro ru l nu este parte Tn procesul civil, întrucât răm âne străin de rapor
tul d e drept substanţial soluţionat prin hotărârea judecătorească, el poate să exercite
căile de atac, în condiţiile art. 92 alin. (4) NCPC.
A rticolul 37 N CPC recunoaşte, în cazurile şi condiţiile prevăzute exclusiv prin lege,
legitim are procesuală şi o lto r persoane, organizaţii, instituţii sa u autorităţi care, fără a
justifica un interes personal, pot introduce cereri sau form ula apărări, acţionând pentru
apărarea drepturilor ori intereselor legitim e a le unor persoane aflate în situaţii speciale
sau, după caz, în scopul ocrotirii unui interes d e g ru p ori general.
Pe de altă parte, potrivit celo r com entate ia art. 442 NCPC, întrucât o parte a doc
trinei adm ite că şi un terţ desăvârşit d e proces poate form ula o cerere de îndreptare a
erorilor m ateriale din cuprinsul unei hotărâri judecătoreşti şi, având în vedere că înche
ierea prin care se soluţionează o asem enea cerere incidentală este supusă aceloraşi căi
de atac ca şi hotărârea în legătură cu care s-a solicitat (art. 446), reiese că, în acest caz
şi num ai îm potriva încheierii d e soluţionare a cererii de îndreptare, terţul are legitim are
procesuală d e a fo rm u la a p e l sa u recurs, după caz, potrivit că îi or de atac prevăzute de
lege pentru hotărârea a cărei îndreptare s-a cerut; această legitim are a terţului nu este
însă niciodată incidenţă în cazul cererilor form ulate în baza art. 443 (lăm urirea hotărârii
şi înlăturarea dispoziţiilor contradictorii) şi art. 444 (com pletarea hotărârii).
De asem enea, conform art. 4 4 4 alin. (3) NCPC, cererea d e com pletare a hotărârii se
poate form ula şi de m artori, e x p e rţi traducători, interpreţi sa u apărători, atunci când
instanţa a om is să se pronunţe cu privire la drepturile lor.
Ca atare, hotărârea separată, pronunţată în condiţiile art. 444 alin. (2), va putea fi
atacată cu apel sau recurs, conform art. 446 NCPC, dacă hotărârea asupra fondului sau
hotărârea prin care instanţa s-a desesizat şi a cărei com pletare s-a cerut este ea însăşi
susceptibilă de apet sau recurs, după caz; deci, m artorii, experţii, traducătorii, interpreţii
sau apărătorii părţilor, deşi nu au calitatea de părţi în proces, pot declara calea d e atac
îm potriva hotărârii separate prin care s-a soluţionat o astfel d e cerere incidentală, pen
tru că o dispoziţie expresă a legii prevede în acest sens.
3. Interes procesual. în tru câ t căile de atac sunt form e de m anifestare a acţiunii civile,
textul in d ic i în m od expres cerinţa justificării interesului în prom ovarea căii de atac, inte
res procesual care, în principiu, trebuie s l întru nească însu şirile descrise la art. 33 NCPC,
neîntrunirea condiţiei interesului procesual conducând la aplicarea sancţiunii respingerii
c lii de atac ca lip s iţi de interes, astfel cum dispune art. 4 0 alin. (1) NCPC.
însă, în ipoteza unei căi de atac exercitate de una dtntre entităţile arătate de art. 37
NCPC, interesului procesual derogă de la condiţia legală de a f i unul perso n a l, astfel cum
prevede, între altele, art. 33 NCPC, derogare ce rezultă ch iar din topografia textelor, din
conţinutul norm ei de la art. 37 şi din denum irea ei m a rg in a li - legitim area procesuală
a a lto r persoane.
Concluzia este id e n tic i şi în cazul procurorului.
1,1 V . M . C i o b o n u , G . B o r o i , T . C . B r i c t u , o p , c i t . , 2 0 1 1 , p . 3 4 2 ; M , 7Z b â r e â , D r e p t p r o c e s u a l c i v i l , v o i . I I , 2 0 0 8 , p . 2 8 .
C O M E N T A R IU
1. Exercitarea p rio ritară a că ii o rd in a re de atac, dacă legea o prevede. Dacă legea
prevede că o hotărâre judecătorească este susceptibilă d e apel, partea este obligată să
uzeze d e calea devolutivă de atac, m ai înainte de a form ula recurs (dacâ la rândul său
este perm is de lege), contestaţie în anulare sau revizuire.
2. Exercitarea recursului o m isso m edio. Regula. Articolul 4 5 9 alin. (2) constituie o
aplicare a regulii d e la alineatul precedent, dând p rio rita te exercitării a p elu lui dacă acea
hotărâre este susceptibilă şi de apei şi de recurs, recursul n e p u tln d fi exercitat om isso
m edio, în tru cât părţile nu au un drept de opţiune în acest sens, deoarece obiectul
apelului, ca regulă, este hotărârea prim ei instanţe, iar obiectul recursului - hotărârea
instanţei d e apel.
Dacă totuşi partea, ignorând această regulă, a exercitat recursul m ai în ain te d e a for
m ula apel, norm a prevede că recursul exercitat în aceste circum stanţe este inadm isibil,
indiferent dacă partea s-a conform at unei indicaţii corecte din dispozitivul hotărârii
sau a acţio n at în considerarea unei m enţiuni eronate din dispozitiv, astfel cum prevede
art. 457 aiin. (3) NCPC, art. 4 5 9 alin. (2) teza I fiind o aplicare a textu lu i invocat, din
cadrul d isp o ziţiilor generale referitoare la căile de atac.
3. Excepţia. C o n d iţii. Aplicarea regulii non om isso m ed io poate fi înlăturată (în cazul
hotărârilor care pot fi atacate şi cu apel şi cu recurs) num ai dacă p o rţile con sim t în acest
sen s în m od expres, p rin înscris autentic sa u declaraţie verbală dată în fa ţa instanţei a
corei hotărâre s e atacă, în acest din urm a caz declaraţia trebuind a fi consem nată într-un
proces verbal.
Apreciem ca acest act d e procedură al părţilor trebuie s i aibă un conţinutul lăm uri
to r din perspectiva aplicării art. 459 alin. (2) NCPC, nefiind suficientă sim pla declaraţie a
părţilor de renunţare la calea de atac a apelului (achiesare la hotărâre care trebuie să fie
totală, în acest caz), fără a se preciza în m od expres şi neechivoc că renunţarea la apel
este fă cu tă în sco p u l a ta că rii hotărârii direct cu recurs.
Această renunţare la calea d e atac a apelului, precum şi declararea şi m otivarea
recursului trebuie să se realizeze în ă u n tru l term enului de declarare a apelului, cale de
atac pe care legea îngăd uie părţilor să o om ită în condiţiile acestei norme.
Totodată, textul prevede că instanţa com petentă să soluţioneze recursul exercitat
om isso m edio este instanţa care a r fi fo st com petentă să ju d ece recursul îm potriva hotă
rârii date în apel, iar nu instanţa în a cărei com petenţă intra soluţionarea apelului la
litate descrise anterior, partea form ulează concom itent recurs şi contestaţie în anulare,
recursul se v a soluţiona cu prioritate, în aplicarea dispoziţiilor art. 459 alin. (3) NCPC.
Legea n u stabileşte o iera rhie în tre exercitarea concom itentă a revizuirii ş i contestaţiei
în anulare, ci d o ar plasează recursul pe o poziţie de întâietate în concurs cu oricare
dintre ele; pe ba 2a argum entelor deja arătate şi având în vedere obiectul fiecăreia dintre
acestea, apreciem că atunci când se exercită revizuirea îm potriva unei hotărâri de prim ă
in sta n ţl care nu este d e fin itiv i, nu num ai că ar trebui soluţionată prioritar, în cazul
în care părţile în tru n esc condiţiile d e exercitare concom itentă a acestora, ci ar trebui
chiar iniţiată înaintea contestaţiei în anulare, întrucât contestaţia - fie că este specială
[art. 503 alin. (2), al cărei o b iect su n t d o ar hotărârile instanţei d e recurs], fie propriu-zisă
[art. 503 alin. (1)] - are ca prem isă existenţa unei hotărâri definitive, ceea ce nu este
obligatoriu în cazul revizuirii; prin urm are, ele a r putea fi exercitate concom itent num ai
dacă au ca o b iect o hotărâre definitivă sau a unei instanţe d e recurs, dar partea este
cea care trebuie sâ opteze pentru calea extraordinară de atac care răspunde finalităţii
urm ărite, dacă m otivele pe care se bazează şi pe care le invocă se încadrează în cele
lim itativ prevăzute d e lege pentru exercitarea fiecăreia dintre ele; ca atare, şi ordinea
de soluţionare a acestora va fi determ inată de efectele pe care fiecare în parte le poate
genera; totodată, vo r trebui respectate term en ele procedurale pentru form ularea
acestor căi extraordinare de atac.
C O M E N T A R IU
1. N o ţiun e. P rin cip iu l unicităţii c ă ii de atac, aplicat constant de ju rispru den ţa cores
punzătoare codului anterior, presupune că o hotărâre Judecătorească poate fi atacată cu
o cale de atac d o ar o singură dată, dacă legea prevede acelaşi term en de exercitare pen
tru toate m otivele existente la data declarării acelei căi d e atac.
Aplicarea acestei reguli în apel obliga părţile care exercită această cale de atac să
indice toate m otivele de netem einicie ş i nelegalitate pe care în ţeleg să le valorifice îm p o
triva soluţiei apelate, nefiind p o sib il sâ le suplim enteze prin exercitarea ulterioară a unui
nou apel îm potriva aceleiaşi hotărâri iniţial atacate.
Apelul fiind o cale devolutivă de atac, nu există un term en de exercitare diferit pentru
criticile ce pot fi valorificate prin m otivele de apel; altfel spus, m otivele d e apel nu au o
abstractizare în conţinutul unei norm e legale.
M otivele de recurs însă sunt expres şi lim itativ prevăzute de art. 488 alin. (1) pct. 1-8
N CPC şi niciunul dintre ele nu este susceptibil a se revela părţilor la o dată ulterioară
celei la care a avut loc com unicarea hotărârii re curate, m otiv pentru care legea prevede
a cela şi term en de exercitare p en tru oricare dintre ele, şi anum e 30 de zile de la com uni
carea hotărârii, potrivit art. 485 alin. (2) N CPC (term enul de recurs de drept com un); prin
urm are, părţile care fac uz de calea de atac a recursului trebuie să arate toate m otivele
d e casare de care înţeleg să se prevaleze prin m em oriul de recurs (care poate fi un act de
procedură unic sau nu, cu condiţia ca suplim entarea m otivelo r de recurs sâ s e încadreze
în term enul d e m otivare a căii de atac; d o ar m otivele de ordine publică fac excepţie de
la această regulă).
Nici în cazul contestaţiei în an u la re legea nu prevede un term en diferit pentru oricare
dintre m otivele pentru care poate fi exercitată, fie că este vorba despre contestaţia în
anulare propriu-zisă (art. 503 alin. (1)], fie despre cea specială [art. 503 alin. (2)], astfel
în cât partea va trebui să invoce toate m otivele de contestaţie în anulare pe care intenţio
nează să le valorifice în susţinerea acestei căi extraordinare de atac exercitate îm potriva
aceleiaşi hotărâri (îm potriva celor pronunţate d e instanţele d e recurs putând fi prom o
vate am bele form e ale contestaţiei în anulare), pentru că o nouă contestaţie în anulare,
ch iar dacă pentru alte m otive decât cele susţinute în prim a contestaţie, nu va m ai putea
fi form ulată de aceeaşi parte [art. 504 alin. (3)}.
Pentru calea extraordinară de atac a revizuirii însă, art. 511 alin. <2) NCPC prevede
acelaşi term en de exercitare (o lună), pentru fiecare dintre m otivele de revizuire pre
văzute d e art. 509 alin. (1) pct. 1-8 NCPC, în tim p ce pentru cazul prevăzut de art. 509
alin. (1) pct. 9 term enul este de 15 zile, conform art. 511 alin. (2), iar pentru cazurile de
la pct. 20 şi 11 este de 3 luni, potrivit art. 511 alin. (3) NCPC.
Ca atare, în aplicarea prevederilor art. 460 alin. (1) NCPC, reiese că partea care inten
ţionează a se prevala de m ai m ulte dintre cazurile de revizuire reglem entate de art. 509
alin. (1) pct. 2-8 NCPC va fi ţinută să le invoce în acelaşi term en de o lună prevăzut de lege,
însă având în vedere m om entele diferite stabilite de legiuitor pentru începerea curgerii
term enului de revizuire pentru fiecare dintre aceste situaţii norm ative, potrivit art. 511
alin. (1) pct. 1-8 NCPC; în acest context, se poate constata că, deşi term enul de revizuire este
unic, ţinând cont de m om entele distincte la care acesta începe să curgă, data la care poate
fi prom ovată revizuirea întem eiată, prin ipoteză, pe două sau m ai m ulte dintre cazurile de
la art. 511 alin. (2) pct. 2-8, poate să fie, în mod obiectiv, diferită; apoi, chiar dacă aceste
m om ente s-ar suprapune, partea nu este ţinută să form uleze cererea de revizuire prin
acelaşi act de procedură, pe de o parte, având în vedere că fiecare dintre aceste cazuri
de revizuire are condiţii specifice de adm isibilitate, iar pe d e altă parte, com petenţa de
soluţionare a cererii de revizuire întem eiate pe cazuri diferite poate să nu coincidă.
2. C alea d e atac îm p o triva so lu ţie i d ate cererilo r acceso rii. A rticolul 460 alin. (2)
dă expresie principiului accesorium seq u itu r principale şi îl plasează în contextul regulii
unicităţii căii d e atac, astfel încât calea de atac îm potriva soluţiei date cererilor accesorii
este aceeaşi ca ţ i cea prevăzută de lege p en tru cererea p rin cip a lă , atunci când sunt so lu
ţionate prin aceeaşi hotărâre.
3. S itu aţia so lu ţio n ării prin aceeaşi hotărâre a m ai m u lto r cereri p rin cip ale sau in ci
d e n tale. Dacă prin aceeaşi hotărâre au fo st soluţionate m ai m ulte cereri principale sau
incidentale, dintre care unele sunt supuse apelului, iar altele recursului, hotărârea în
în treg u l e i este supusă apelului, io r hotărârea din apel este supu să recursului.
A rt» 1 6 1 . Partea din hotărâre care poate fi atacată. (1) Calea de atac se
îndreaptă împotriva soluţiei cuprinse în dispozitivul hotărârii.
(2) C u toate acestea, în cazul în care calea de atac vizează num ai consideren
tele hotărârii prin care s-au dat dezlegări unor problem e de drept ce nu au legă
tură cu judecata acelui proces sau care su n t greşite ori cuprind constatări de fapt
ce prejudiciază partea, instanţa, adm iţând calea de atac, va înlătura acele consi
derente şi le v a înlocui cu propriile considerente, m enţinând soluţia cu prinsă în
dispozitivul hotărârii atacate.
C O M E N T A R IU
1. D isp o zitivu l hotărârii ju d e căto re şti. C o nsiderente decisive. C o nsiderente d ecizo
rii („d isp o zitivu l im p licit” ). Litigiul dedus ju decăţii se finalizează cu hotărârea judecăto
rească prin care instanţa se dezînvesteşte soluţionând în to t sau în parte fondul proce
sului ori prin care statuează asupra unei excepţii procesuale ori cu privire la oricare alt
incident, dispozitiv căruia îi este ataşată, de la pronunţare, autoritatea de lucru judecat,
conform art. 4 3 0 alin. (1) NCPC.
Ca atare, şi calea de atac s e îndreaptă, în principal, îm potriva so lu ţiei cuprinse în dis
p o zitivu l hotărârii [art. 461 alin. (1)].
Dispozitivul trebuie să cuprindă soluţia dată de instanţă cu privire la toate cererile
cu care este învestită (cerere principală, urm ată sau nu de form ularea unei cereri adiţi
o nale, cereri accesorii, precum şi cereri incidentale dacă au fo st form ulate), fie pe fond,
fie pe calea unei excepţii procesuale, d e procedură sau de fond.
Totodată, potrivit art. 4 3 0 alin. (2) NCPC, autoritatea de lu cru ju d e c a t priveşte nu
num ai dispozitivul, ci şi considerentele pe care acesta se sprijină1’1(considerentele nece
sare sau decisive), inclusiv cele prin care s-a rezolvat o chestiune litigioasă în proces
(considerentele decizorii sau „dispozitivul im p licit") şi care nu îşi găsesc un corespondent
într-o prevedere din dispozitiv1*1.
în consecinţă, chiar dacă dispoziţiile art. 461 alin. (1) se referă în m od explicit d o a r la
d isp o zitiv,în tim p ce ipoteza de ia alin. (2) reglem entează apelul form ulat d o arîm p o triva
considerentelor, din coroborarea acestor norm e cu dispoziţiile art. 430 alin. (2) rezultă
că a p elul d eclarat îm p o triva dispozitivului va f i îndreptat în m o d n ecesar ş i îm potriva
con siderentelor decisive, d a r ş i a ce lo r decizorii, dacă prin acestea s-a rezolvat o chestiune
litigioasă care însă va trebui sâ aibă legătură cu soluţia d in d isp o zitiv atacată; altfel spus,
un apel declarat îm potriva uneia sau unora dintre soluţiile din dispozitiv va fi declarat, în
mod im plicit, şi îm potriva acelor considerente pe care se sprijină soluţia apelată, precum
şi îm potriva acelora prin care au fo st dezlegate chestiuni litigioase, prejudiciale ce
privesc soluţia din dispozitiv care a fost atacată, ceea ce, de altfel, prevede în m od expres
art. 477 alin. (1) NCPC, referindu-se la lim itele im plicite ale devoluţiunii în apel, determ i
nate de ceea ce s-a apelat.
Considerentele care reprezintă justificarea şt susţinerea necesară a soluţiei adoptate
su n t cele decisive (care se reflectă în soluţiile adoptate prin dispozitiv), dar şi cele d e ri
zo rii sau cu valoare decizională (care conţin o soluţie adoptată pe cale incidentală, cu
privire la un aspect dedus ju decăţii care a fo stsu sp u s dezbaterii contradictorii a părţilor
SS 8 C A ffM S » N e S ftIL Ă
T î l L I L II. C A l l E O E A TA C A rt. 461
şi doar din punct d e vedere topografic se regăsesc în considerente, fără a avea un cores
pondent şi într-o soluţie din dispozitiv)1’1.
Nu este inutil a se preciza că în ipoteza unui apel îndreptat îm potriva soluţiei din
dispozitiv partea poate să dezvolte argum ente proprii prin care să com bată considerentele
decisive şi decizorii redate în hotărârea apelată, ch iar dacă atacarea im plicită a acestora
obligă instanţa de apel să se aplece asupra lor şi în absenţa unor critici explicite cu un atare
o b ie c t în plus, în aceeaşi ipoteză a atacării soluţiei din dispozitiv, dacă partea are critici de
form ulat şi îm potriva acelor considerente prin care s-au dat dezlegări unor problem e de
drept ce nu au legătură cu judecata acelui proces sau considerente (de drept) care sunt
greşite ori care cuprind constatări de fapt ce prejudiciază partea, apelantul este ţin u t a le
form ula în m od concret în cuprinsul m otivelor de apel, întrucât ele nu intră întotdeauna
în conţinutul lim itelor im plicite ale judecăţii în apel (cele supraabundente - niciodată, pe
când cele greşite sau care conţin constatări de fapt care îl prejudiciază - doar dacă ele
sunt în acelaşi tim p şi considerente decisive şi/sau decizorii), pentru că, în caz contrar,
acestea vo r intra su b autoritatea de lucru judecat.
De asem enea, date fiind dispoziţiile art. 461 alin. (1) care perm it atacarea dispozitivului
şi cele ale art. 461 alin. (2) NCPC care reglem entează soluţia atacării separate a consideren
telor, rezultă că o parte poate să prom oveze în mod distinct apel doar îm potriva conside
rentelor, chiar dacă titularul căii de atac se află în poziţia de parte câştigătoare în proces.
2. C a le a d e a tac îm p o triv a co n sid e ren te lo r su praab u nd en te, co n sid e ren te lo r gre
şite sau care cuprind constatări d e fa p t care prejudiciază p a rte a . Pe lângă conside
rentele decisive şi decizorii, o hotărâre judecătorească poate conţine însă şi conside
rente nenecesare sau supraabundente (prin care s-au dat dezlegări unor problem e de
drept care nu au legătură cu judecata acelui proces), dar şi considerente greşite ori care
reflectă constatări care prejudiciază partea (în mod evident, fără un corespondent în dis
pozitiv), iar îm potriva acestora legiuitorul a prevăzut la îndem âna părţilor o cale d e atac
care poate fi exercitată potrivit prevederilor art. 461 alin. (2) NCPC, pentru a se anihila
vocaţia lor de a intra sub autoritatea lucrului ju d e cat prin faptul neatacării acestora.
Considerentele supraabundente sunt cele care depăşesc sfera dezb aterilo r din proces
şi aduc hotărârii elem ente care nu influenţează în niciun fel soluţia adoptată, ele putând
să lipsească din cuprinsul m otivării hotărârii judecătoreşti.
Chiar dacă m otivele supraabundente din conţinutul hotărârii nu susţin vreuna dintre
soluţiile date de instanţă cererilor cu care a fost învestită sau excepţiilor pe care le-a solu
ţio nat ori incidentelor pe care le-a tranşat, fiind redate în hotărâre cu depăşirea lim itelor
învestirii şi, deci, cu încălcarea art. 22 alin. (6) NCPC, acestea vo r intra su b autoritatea
de lucru ju d e c a t dacă partea interesată (prejudiciată prin inserarea lor în cuprinsul hotă
rârii) nu va uza d e exercitarea căii de atac îm potriva acestora; ele pot fi num ai conside
rente de drept, întrucât conţin dezlegări date unor problem e de drept ce nu au legătură
cu judecata acelui proces.
Considerentele g reşite sunt acele considerente de drept eronate [întrucât cele de
fapt sunt acoperite d e ultim a ipostază a considerentelor atacabile, în contextul art. 461
alin. (2)], astfel că dezacordul părţii în raport cu acestea o îndreptăţeşte a le ataca, potri
vit regim ului procesual al căii de atac de care face uz (precizarea fiind im portantă în ce
priveşte recursul); ele po t fi considerente decisive sau decizorii, pentru că cele nenece-
A. N ic o h e , op. cit., p. 2 7 8 -2 8 9 .
Ca r m s n NEGRU* 859
A rt. 461 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
sare sunt cele care trebuie sâ lipsească din conţinutul hotărârii, fiind nerelevant d a c i
sunt sau nu corecte, astfel în cât sunt acoperite de prim a ipoteză din art. 461 alin. (2).
în sfârşit, m al po t fi atacate §i considerentele core conţin constatări de fa p t core p re
ju d icia ză partea, şi anum e acelea care reflectS erori ale instanţei d e naturâ factuală, cu
condiţia ca acestea să fie prejudiciabile pentru parte, iar nu sâ poarte asupra unor erori
nesem nificative în reţinerea situaţiei de fapt a cauzei, fără nicio pondere în adoptarea şi
justificarea soluţiei; acest tip de considerente (dintre cele decisive şi decizorii) va putea
fi atacat doar prin interm ediul căilor de atac care perm it repunerea în discuţie a situaţiei
de fapt a cauzei, partea fiind însă ţinută să justifice interesul procesual în form ularea căii
de atac prin dem onstrarea prejudiciului pe care aceste considerente i l-ar aduce.
Prin urm are, în cazul acestor categorii de considerente există in teresu l atacării chiar
separate (de dispozitiv), deoarece ele a r intra sub autoritatea lucrului judecat câtă
vrem e, în prezent, partea are la îndem ână rem ediul procedural de a obţine înlăturarea
din cuprinsul hotărârii a statuărilo r suplim entare făcute de instanţă dincolo de lim itele
unei învestiri legale, a considerentelor de drept greşite sau a celo r eronate sau prejudi
ciabile pentru părţi din perspectiva situaţiei de fapt reţinute, astfel în cât acestea ar putea
fi opuse într-o judecată ulterioară; ca atare, partea va trebui să adopte o asem enea con
duită şi să procedeze la prom ovarea căii d e atac ch iar dacă soluţia din dispozitiv îi este
favorabilă şi, alături de acesta, aderă şi la unele dintre considerentele decisive şi/sau
decizorii ori chiar supraabundente, după ca 2, din cuprinsul hotărârii.
Se poate spune că, pe lângă dispozitiv, legiuitorul asum ă autoritatea de lucru judecat
a considerentelor decisive şi decizorii prin dispoziţiile art. 430 alin. (2) şi o refuză conside
rentelor indiferente, considerentelor de drept greşite şi celor care cuprind constatări de
fapt care prejudiciază partea, punându-i acesteia la îndem ână o cale de atac adecvată,
efectivă şi eficientă pentru a înlătura aceste vicii ale hotărârii şi a le îm piedica să se stre
coare sub autoritatea de lucru judecat şi să fie opuse ulterior cu efectele lucrului judecat.
Aşadar, art. 461 alin. (2) NCPC perm ite declararea unei câi de a to c n u m a i îm potriva
con siderentelor hotărârii, fără a se ataca soluţia din dispozitiv, dacă atare conduită cores
punde interesului procesual al părţii care o prom ovează; întrucât textul nu distinge,
rezultă câ această cale de atac este atât la îndem ân a părţii care a câştigat procesul, cât şi
a celei care I-a pierdut chiar dacă aceasta din urm ă nu atacă şî dispozitivul, deşi este mai
greu de presupus un interes prioritar al părţii perdante de a ataca doar considerentele,
iar nu şi soluţia din dispozitiv.
Partea finală a norm ei indică soluţia care s e v a pronunţa de către instanţă în cazul în
care găseşte întem eiată calea de atac form ulată îm potriva con si de rente lor: astfel, calea de
atac va fi adm isă, hotărârea atacată va f î m enţinută ş i vo r f i înlăturate a cele considerente
nenecesare (care, fiind în plus, nu v o r fi în lo cu ite cu altele), iar considerentele greşite în
drept şi în fapt v o r fi înlocuite cu p rop riile considerente ale instanţei de control jud iciar.
5e constată însă că în aplicarea acestei norm e s-a r putea ivi dificultăţi privind întoc
m irea m inutei (potrivit art. 401 NCPC) la m om entul pronunţării asupra unei căi d e atac
cu un atare obiect, având în vedere că hotărârea se redactează ulterior, în term enul pre
văzut de art. 4 2 6 alin. (5) NCPC, ocazie cu care se elaborează şi considerentele acesteia.
în acest sens vo r trebui avute în vedere şi observate principiile şi regulile dezvoltate
în jurisprudenţa anterioară în acest segm ent procedural; totodată, m inuta va trebui
să reflecte, precum în toate celelalte situaţii, un efort de abstractizare al instanţei,
capacitate de analiză şi sinteză, astfel încât m inuta să nu fie un act de procedură laborios,
neclar sau lipsit d e concizie; prin urm are, pornindu-se de la dispoziţiile art. 401 raportat
la art. 425 alin. (1) l i t c) N CPC se constată c i ea va trebui s i conţină soluţia datâ tuturor
cererilor deduse ju d e că ţii şi cuantum ul cheltuielilo r de ju d eca tă , dispoziţii laconice ale
codului din acest punct de vedere.
Dată fiind lipsa de co n co m ite n ţi dintre m om entul întocm irii m inutei şi cel ai redactării
hotărârii, apreciem c i instanţa de control, atunci când este cazul, va adm ite calea de
atac. va m enţiona c i în lă tu ri considerentele (supraabundente) referitoare fa problem a
de drept (indicând-o) - cea care a fost dezlegată de instanţă dincolo d e lim itele învestirii
sale (fără a fi necesară redarea paragrafelor din hotărâre ce vo r fi în lă tu ra te )-ş i va preciza
m enţinerea soluţiei atacate, precum şi soluţia dată cererii accesorii privind cheltuielile
de ju d e c a ţi, d a c i acestea au fost solicitate; astfel, la m om entul întocm irii m inutei, ca de
altfel, nici la acela al redactării hotărârii, n u va f i necesară reproducerea considerentelor
înlăturate în dispozitivul hotărârii atacate, întrucât acestea vo r fi a rita te de instanţa
de control în cuprinsul propriilor considerente (spre exem plu, adm ite apelul, înlătură
considerentele sentinţei referitoare la rezolvirea de drept a contractului, m enţine sen
tinţa apelată, cu cheltuieli de judecată în favoarea apelantului); deşi este excesiv şi
num ai dacă este posibil (în ipoteza în care aceste considerente nu sunt dispersate în tot
cuprinsul hotărârii şi, ca atare, greu ori im posibil de sistem atizat), a r putea fi indicate şi
paragrafele din hotărârea a ta c a ti ce vo r fi înlăturate (de exem plu, su b form a: „înlătură
considerentele din hotărârea atacată, respectiv paragrafele 5-12 de la fila S").
Dacă însă prin adm iterea unei astfel de c i i de atac se im pune substituirea conside
rentelor atacate cu cele ale instanţei care soluţionează calea de atac (fiind considerente
de drept şi/sau de fapt greşite), pe lângă cele deja arătate, m inuta va cuprinde şi m en
ţiunea „pe care le înlocuieşte", acestea urm ând a fi arătate, dezvoltate şi explicitate la
m om entul redactării hotărârii de către instanţa de control, în condiţiile art. 425 NCPC.
C O M E N T A R IU
Text uf com entat perm ite în mod explicit părţilor soluţionarea pe ca le am iabilă a liti-
g iu lu i dintre ele (prin încheierea unei tranzacţii sau prin procedura alternativă a m edierii)
şi în faţa instanţei legal învestite cu soluţionarea unei c ă i de atac.
Tranzacţia poate fi încheiată în o rice etapă a procesului, în prim ă instanţă sau în c iile
de atac (sens în care dispune textul c o m e n ta t-a r t. 462), dar şi în faza executării silite, în
prezent această posibilitate fiind expres p re vă zu ţi de art. 2267 N CC11’.
Dispoziţiile art. 433-441 NCPC se a p lic i în mod corespunzător, acestea fiind norm e de
trim itere în cuprinsul art. 462, astfel încât sunt valabile consideraţiile arătate în com en
tarea acelor texte.
Se im pune precizarea că, pentru a fi atinsă finalitatea urm ărită d e părţi prin încheie
rea unei înţelegeri între ele (ju d ic ia ri sau e xtra ju d icia ri, în cadrul procedurii m edierii),
respectiv pronunţarea unei h o tirâ ri prin care sâ se ia act de tranzacţie, este necesar ca
instanţa de control ju d icia r să fie le g a l învestită, respectiv calea de atac s i fie declarată şi
m otivată în term enul legal, d a r şi legal tim brată.
Ca r m s n N e s f in il 861
A rt. 463 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. N o ţiun e. C o n d iţii. A ch iesa rea ia hotărâre este o m odalitate d e m anifestare a prin
cipiului disponibilităţii părţilor în procesul civil, sub form a unui a ct procedural de disp o
ziţie, astfel în cât m anifestarea d e voinţă a părţii nu poate fi exprim ată decât personal sau
prin m andatar cu procură specială ori cu încuviinţarea prealabilă a instanţei sau a autori
tăţii adm inistrative com petente, sens în care dispune art. 81 alin. (1) NCPC.
2. A chiesarea la hotârâre în faţa prim ei instanţe cu ocazia pronunţării. Renunţarea
unei părţi la calea de atac poate avea lor fie m ai înainte ca aceasta să facă uz de exercita
rea ei, fie ulterior, după ce partea s-a folosit de acest drept, calea de atac exercitată putând
fi îndreptată îm potriva tuturor sau doar a unora dintre soluţiile din respectiva hotărâre.
în ipoteza în care p a rtea renunţa la calea de a ta c în fa ţa instanţei a că re i hotârâre o
p o a te ataca {deci, m ai înainte de a uza de dreptul la calea de atac), sunt aplicabile d isp o
ziţiile art. 404 NCPC, astfel cum dispune art. 463 alin. (3) NCPC.
Astfel, partea prezentă la pronunţarea hotărârii în şedinţă publică potrivit art. 402
N CPC poate renunţa, în condiţiile legii, la calea de atac, făcându-se m enţiune despre
aceasta într-un proces-verbal sem nat de preşedinte şi grefier
Renunţarea la calea de atac fiind ulterioară pronunţării hotărârii şi im plicit închiderii
dezbaterilor, rezultă că m anifestarea de voinţă a părţii în acest sens nu poate fi m enţio
nată în practicaua hotărârii, ci va trebui încheiat un proces-verbal, ca act de procedură
distinct, sem nat de către preşedintele de com plet şi de către grefier, în care să se con
sem neze renunţarea la calea de atac, după verificarea identităţii părţii sau a reprezen
tantului său cu m andat special ori cu îndeplinirea celorlalte cerinţe de la art. 81 NCPC.
3. A ch ie sare la hotărâre în faţa p rim e i instanţe u lte rio r pronunţări». Renunţarea la
calea de atac poate avea loc şi u lterio r p ro n u n ţă rii în şedinţă publică, potrivit ceîo r d is
puse prin art. 404 alin. (2), m a i înainte sau dupâ declararea c ă ii de atac, caz în care este
necesară îndeplinirea unei condiţii suplim entare, cum ulative celo r m enţionate deja, şi
anum e ca dosarul sa nu fi fo st înain tat la instanţa com petentă.
Dacă însă renunţarea la calea de atac are loc înainte de declararea acesteia, instanţa
în faţa căreia se renunţă la calea de atac (care va da eficienţă acestui act procedural de
dispoziţie al părţii) va fi ţinută să constate neîm plinirea term enului p en tru exercitarea
leg a lă a căii de atac, pentru că după expirarea lui nu se m ai pune problem a renunţării la
calea de atac, întrucât a intervenit decăderea din acest drept1'1.
4. O biectul ren unţării la calea d e atac cu ocazia p ro n u n ţării sau u lte rio r pronunţării.
Dacă renunţarea la calea de atac are loc în aceste m om ente ale procesului, trebuie a se
avea în vedere că partea nu a luat cunoştinţă de considerentele hotărârii, prin com u
nicarea hotărârii redactate, considerente ce po t face obiect al exerciţiului căilo r de atac
(art. 461 NCPC) separat ori îm preună cu dispozitivul.
111 M . 7 3 b â r c d , G h . 8 u t a , o p . d t , , 2 0 0 7 , p . 7 1 4 . A s e v e d e a 51 c o m e n t a r i i l e d e l a a r t 4 0 4 .
Apreciem că un atare act procedural d e dispoziţie nu va putea prim i decât sem nifica-
ţia renunţării p ă rţii Io d rep tu l de o ataca soluţiile cuprinse în dispozitiv, întrucât obiectul
pronunţării (citirii) în şedinţă publică este m inuta redactată după deliberare, astfel cum
prevăd art. 401 şi art. 402 N CPC, în tim p ce de considerentele hotărârii partea va lua la
cunoştinţă ulterior, după redactarea şi com unicarea tiotărării şi, ca atare, m anifestarea
de voinţă nu poate fi extinsă şi cu privire la acestea, astfel încât p a rtea îşi pă strează drep
tu l de a fo rm u la calea de a ta c îm potriva considerentelor.
5. Form a ren unţării la calea de a tac u lte rio r pro n unţării. Renunţarea poate fi expri
mată fie printr-un înscris autentic care constată voinţa părţii, în scris ce va fi depus la
grefa instanţei pentru a fi ataşat la dosar, fie prin prezentarea p ă rţii înaintea preşedinte
lui instanţei sau a persoanei desem nate de acesta, caz în care se va proceda astfel cum
prevede art. 404 alin. (1).
6. A ch ie sa re a co n d iţio n ată. Dacă achiesarea părţii la hotărâre este condiţionată, ea
nu va p rodu ce efecte decât daca este occeptoto expres de p a rtea adversă, indiferent
dacă este vorba despre o renunţare im ediat dupâ pronunţarea în şedinţă publică sau
ulterior acestui m om ent, ori după declararea sau nu a căii d e atac.
Renunţarea la colea de atac este un act unilateral d e voinţă, iar în raport cu obiectul
acestei condiţii urm ează a se aprecia dacă acceptarea de către partea adversă a renunţă
rii condiţionate nu constituie deja un acord d e voinţă în sensul unei tranzacţii judiciare,
caz în care ar trebui îndeplinite cerinţele prevăzute de a r t 438 -4 3 9 NCPC, urm at d e con-
se a n ţe le unei astfel de învoieli a părţilor.
Totodată, norm a mai prevede că partea adversă treb uie sa accepte expres co n d i
ţia părţii renunţătoare la calea de atac, însă legea nu arată ce form ă trebuie sâ îm brace
această acceptare, cu excepţia precizării caracterului său neechivoc.
Apreciem că este aplicabil principiul sim etriei şi corespondenţei form elor, astfel încât
şi partea adversă poate să îşi dea a co rd u l asupra obiectului condiţiei prin în scris autentic
ori în faţa preşedintelui de com plet, a preşedintelui instanţei sau a persoanei desem nate
de acesta, în aceleaşi circum stanţe ca şi partea care renunţă, personal sau prin m andatar
cu procură specială, astfel cum prevede art. 81 NCPC, şi acesta fiind un act procedural
de dispoziţie.
7. A ch ie sa re a la hotărârea atacată în cu rsu l ju d e c ă rii că ii d e atac. A chiesarea la
hotărâre poate avea loc şi u lterio r exercitării căii de atac, nu num ai înain te, d a r şi după
trim iterea dosarului la instanţo superioara [interpretarea p e r a con trario a art. 404
alin. (2)], în cursul ju d ecării căii de atac titularul acesteia putând o ricân d sâ se desisteze
de continuarea ju d e căţii în calea de atac (ordinară sau extraordinară), caz în care
instanţa învestită cu soluţio narea ei va face aplicarea art. 463 NCPC.
Daca de achiesarea la hotărâre m anifestată înainte de trim iterea dosarului la instanţa
superioară ia act fie preşedintele d e com plet (atunci când are loc im ediat dupâ pronun
ţare), fie preşedintele instanţei sau persoana desem nată de acesta (după pronunţare,
înainte sau după declararea caii de atac), în cazul în care dosarul a fo st deja înain tat la
instanţa com petentă să soluţioneze calea de atac, această instanţă va lua act de m anifes
tarea de voinţă a părţii în sensul renunţării la calea d e atac.
Şi în acest caz sunt aplicabile dispoziţiile art. S I alin. (1) NCPC, dacă partea nu este
prezentă personal în faţa instanţei.
Este necesar însă ca instanţa să se edifice asupra m anifestării de voinţă exprim ată
de titularul căii de atac, iar în ipoteza în care acesta a form ulat o cerere în faţa prim ei
A rt. 4 6 4 . F elu rile ach iesării. (1) Achiesarea poate fi expresă sau tacită,
totală ori parţială.
(2) A chiesarea expresă se face de parte prin act autentic sau prin declaraţie
verbală în fata instanţei ori de m andatarul său în tem eiul unei procuri speciale.
(3) A chiesarea tacită poate fi dedusă num ai din acte sau fapte precise şi con
cordante care exprim ă intenţia certă a părţii de a-şi da adeziunea la hotărâre.
(4) A chiesarea poate fi totală, dacă priveşte hotărârea în întregul ei sau, după
caz, parţială, dacă priveşte num ai o parte din hotărârea respectivă.
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
Parte dintre aceste m ăsuri au o com ponentă generală care ţine de organizarea auto
rităţii judecătoreşti, asigurarea resurselor m ateriale şi financiare necesare funcţionării
justiţiei, de gestionarea acesto r resurse de către conducerea instanţelor etc.
3. M anagem ent al instanţei. A lte aspecte de adm inistrare judiciara sunt cuprinse în
noţiunea d e m anagem ent al instanţei - stabilirea, organizarea şi desfăşurarea activităţii
în cadrul serviciilor şi com partim ente lor auxiliare ale instanţei, stabilirea program ului de
lucrul cu publicul fa aceste com partim ente, dacă im plică o astfel de com ponentă (grefă,
arhivă, registratură etc.), în tim pul anului ju d ecăto resc ori în perioada vacanţei judecă
toreşti, evidenţele activităţii instanţei în sistem inform atizat, planificarea ju d ecăto rilo r în
şedinţe, m ăsuri de unificare a practicii judiciare, altele decât recursul în interesul legii şi
sesizarea înalte» Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile
etc. - fă ră legătură d irectă cu drepturile procesua le ale părţilor.
Există însă m ăsuri organizatorice adresate în m o d n em ijlo cit ju stiţia b ililo r, cum ar fi
spre exem plu asigurarea accesului publicului în instanţă în sensul stabilirii program ului
în care acesta este perm is, precum şi a unei anum ite conduite a părţilor în incinta instan
ţei etc.
4. Repartizarea ale ato rie a cauzelor. Totodată, pot fi identificate m ăsuri d e adm i
nistrare judiciară care au legătură cu drepturile părţilor, însă această legătură este una
indirectă, aşa cum este repartizarea aleatorie a cauzelor, înscrisă cu valoare de principiu
pentru procedurile ju d iciare în dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 304/2004 privind orga
nizarea judiciară, republicată, realizarea concretă a repartizării aleatorii a cauzelo r fiind
organizată în condiţiile Regulam entului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.
Repartizarea aleatorie a cauzelor nu poate face obiectul criticilor în căile de atac,
dar efecte ale respectării acestui principiu pot fi invocate d e părţi în condiţiile în care,
în prezent, în rândul m otivelor de nelegalitate a unei hotărâri judecătoreşti se regăseşte
şi cazul în care hotărârea a fost pronunţată de un alt judecător decât cel care a luat
parte la dezbaterea pe fond a procesului sau de un o lt com plet de ju d eca tâ decâ t cel
stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei ori a cărui com punere a fost schim bată, cu
încălcarea legii (art. 4$8 alin. (1) pct. 2 NCPC].
5. Trim iterea d o saru lu i de la o secţie la a lta (d e clin area d e com petenţă în tre sec
ţii). C ontrar reglem entarii şi ju rispru den ţei anterioare, conform căreia m ăsura trim iterii
unui dosar de la o secţie la alta pentru respectarea com petenţei funcţionale a fiecăreia
dintre diviziunile unei instanţe era una adm inistrativă, sub auspiciile noului cod excep
ţia necom petenţei fu n cţio n a le a se cţiilo r sp ecializa te ale u nei instanţe constituie un act
de procedura al instanţei, iar nu un act de adm inistrare judiciară, astfel că m ăsura poate
fi cenzurată prin soluţionarea conflictului de com petenţă [art. 136 alin. (1) NCPC] ori în
căile d e atac, în condiţiile prevăzute de lege.
6. Trim iterea d o saru lu i d e la un co m p let la a ltu l (declinarea de com petenţă în tre
com plete, în considerarea specializării u n u ia d in tre ele). Trim iterea a d m in istrativă. Nici
desesizorea unui com plet specializat sau nespecializat al unei instanţe în favoarea unui
com plet specializat în altă m aterie nu intră în sfera actelor de adm inistrare judiciară,
întrucât şi ea poate servi ca m ijloc de declanşare a unui conflict de com petenţă (art. 136
alin. (4) NCPC], susceptibilă a fi cenzurată prin pronunţarea regulatorului de com petenţă
ori în căile de atac, potrivit legii.
Pe de altă parte, în m ateria apelului, art. 475 alin. (3) NCPC prevede trim iterea dosa
rului pe cale adm inistrativă de către uitim ul com plet învestit celui dintâi co m p let învestit
cu soluţionarea unui apel principal, incident sau provocat, toate apelurile form ulate în
cauză trebuind a fi soluţionate de acelaşi com plet, prim ul sesizat, ch iar dacă acesta a r fi
sesizat cu soluţionarea unei aderări la apel, iar nu cu un apel principal; regula funcţio
nează şl în recurs, întrucât dispoziţiile art. 494 N CPC prevăd aplicarea şi în recurs a regu
lilor privind judecata în apel, dacă nu sunt potrivnice celor privind judecata în recurs.
Drept urm are, o atare trim itere, fiind de natura adm inistrativă, nu poate fi criticată
prin exercitarea căilor de atac, astfel cum dispune art. 465 NCPC.
7. Preschim barea term en ului de ju d e ca tă. Această m ăsură reglem entată prin dispo-
2iţ iile art. 230 NCPC nu poate fi dispusă decât de com pletul de jud eca tă învestit cu jud ecarea
cauzei, preschim bare care poate opera din oficiu sau la cerere, în am bele situaţii pentru
m otive tem einice; cererea se soluţionează în cam era de consiliu, fără citarea părţilor;
în consecinţă, chiar dacă este dispusă după repartizarea aleatorie a cauzei pe com plet
dispusă pe cale adm inistrativă de preşedintele instanţei, în mod evident reprezintă doar o
m ăsura de adm inistrare ju d icia ra ce intra în com petenţa com pletului de judecată căruia
I-a fost repartizată cauza spre soluţionare în m od aleatoriu {echivalentă fixării iniţiale a
term enului de judecată într-o cauză), astfel câ preschim barea term enului de judecată, fie
că este dispusă din oficiu, fie la cerere, nu poate face obiectul criticilor în căile de atac.
8. D isjun gerea a d m in is tra tiv i a u n o r capete p rin cip ale d e cerere. O astfel de m ăsură
nu poate face obiectul niciunei c ă i de atac, c i ţine de aprecierea in sta n ţei în sensul unei
b u n e adm inistrări a justiţiei.
Aceasta ar putea fi dispusă, de exem plu, în contextul art. 99 alin. (1) N CPC când
printr-o cerere de chem are în judecată sunt form ulate m ai m ulte capete principale de
cerere întem eiate pe fapte ori cauze diferite, atunci când sunt de com petenţa aceleiaşi
instanţe, astfel în cât este posibilă disjungerea ş i înregistrarea sepa rată a acestora, pen
tru că, în cazul în care su n t de com petenţa unor instanţe diferite, m ăsura disjungerii este
urm ată de declinarea de com petenţă; în m od similar, o cerere de revizuire care se în te
m eiază pe m ai m ulte dintre ipotezele de la art. 509 alin. (1) pct. 1-11 N CPC şi care ar fi
în com petenţa aceleiaşi instanţe, în cazul în care sunt form ulate printr-o cerere unică,
dacă este în interesul unei bune adm inistrări a justiţiei, instanţa com petentă ar putea
dispune disjungerea urm ată d e înregistrarea separată a acestora; nim ic nu se opune însă
ca acestea să fie soluţionate îm preună, în acelaşi dosar, dacă înfăptuirea ju stiţiei nu a r fi
cu nim ic prejudiciată, cel puţin din perspectiva term enului optim şi previzibil, prevăzut
cu valoare de principiu al oricărei proceduri judiciare civile prin dispoziţiile art. 6 NCPC.
A rt. 466» A pelul p rin cip al. O b ie ctu l. (1) H otărârile pronunţate în prim ă
instanţă pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede în m od expres altfel.
(2) Su n t supuse apelului şi hotărârile date în ultim ă instanţă dacă, potrivit
legii, instanţa nu putea să ju d ece decât în prim ă instanţă.
(3) H otărârile date în ultim ă instanţă răm ân neapelabile, chiar dacă în hotă
râre s-a arătat că au fost pronunţate în prim ă instanţă.
(4) îm potriva încheierilor prem ergătoare n u se poate face ap el decât odată cu
fondul, afară de cazu l când legea dispune altfel.
C O M E N T A R IU
11 M. TQbârcâj Drept procesual civil, voi, I, 2008. p. 277 şi I. Le ;, Noul Cod de procedură civilă, voi. I. 2011,
p. 177.
A lteori însă legea stabileşte că o hotărâre este supusd n u m a i apelului, caz în care
este exclus recursul, sens în care prevede în m od expres şi art. 4 8 S alin. (2) partea finală
NCPC [spre exem plu: art. 717 alin. (1) - hotărârea cu privire la contestaţia la executare;
art. 994 alin. (3) - hotărârea de partaj; art. 999 alin. (1) - ordonanţa preşedinţială;
art. 1003 alin. (3) - hotărârea dată asupra cererilor posesorii; art. 1032 alin. (1) -
hotărârea ju decăto riei pronunţată în procedura specială a cererilor de vafoare redusă;
art. 1041 alin. ( 5 } - hotărârea de evacuare pronunţată în procedura specială a evacuării
din im obilele folosite sau ocupate fără drept]. îm p o triva acestor hotărâri ale prim ei
instanţe poate fi prom ovată contestaţie în an u la re propriu -zisă sa u revizuire în m ăsura
în care su n t îndeplinite condiţiile de adm isibilitate specifice fiecăreia dintre aceste căi
de atac, co ncluzie care se desprinde din interpretarea p e r a contrar io a prevederilor
art. 504 alin. (1) N CPC în ce priveşte contestaţia în anulare (m otivul să nu fi putut fi
invocat pe calea apelului, ceea ce nu poate fi reţinut ?n cazul hotărârilor supu se num ai
apelului), pe când în cazul unei revizuiri cerinţa art. 509 alin. (1) este ca hotărârea să fie
pronunţată asupra fondului sau să evoce fondul.
6. Ip o staze a le p rin cip iu lu i legalităţii că ii d e a tac a ap e lu lu i. A rticolul 466 alin. (2)
reprezintă o aplicare particulară a principiului legalităţii căii de atac reglem entat în
art. 4 S 7 alin. (2) N CPC care prevede că „m enţiunea inexactă din cuprinsul hotărârii cu
p rivire la cafea de a ta c deschisa contra acesteia nu are niciun efect asupra dreptului de a
exercita caiea de atac prevăzută d e lege".
Ca atare, art. 466 alin. (2) presupune situaţia în care o hotărâre dată în prim ă instanţă
conţine în dispozitiv m enţiunea eronată că este pronunţată şi în ultim ă instanţă.
în ultim a instanţă sunt pronunţate, spre exem plu, hotărârile date de către judecăto
rie în exercitarea controlului judiciar, respectiv cele pronunţate în căile de atac îm potriva
hotărârilor autorităţilor adm inistraţiei publice cu activitate jurisdicţională şi a le altor
organe cu astfel d e activitate, potrivit norm ei de com petenţă de la art. 9 4 pct. 3 NCPC111.
Categoria cererilor soluţionate d e ju decăto rie în prim ă şi ultim ă instanţă (art. 94
pct. 2 N C P C -c e r e r i privind creanţe având ca obiect plata unei sum e de bani de până la
2.000 lei inclusiv) a fost exclusă însă prin prevederile art. V din O.U.G. nr. 4/2013 privind
m odificarea Legii nr. 76/2012, astfel încât, deşi preconizate de legiuitor, hotărârile
pronunţate în prim ă şi ultim ă instanţă nu au devenit o realitate ju rid ică la m om entul
intrării în vigoare a noului Cod de procedură civită; abrogarea dispusă în ain te de intrarea
în vigoare a noului cod a fost determ inată d e necesitatea asigurării conform ităţii
dispoziţiilor acestuia cu Constituţia, având în vedere Decizia Curţii Constituţionale
nr. 967/2012 prin care au fost declarate neconstituţionale dispoziţiile identice din codul
anterior (art. 1 pct. l l CPC 1865), introduse prin Legea nr. 202/2010.
în consecinţă, atunci când instanţa m enţionează în cuprinsul dispozitivului, în alte
situaţii decât cele prevăzute de lege, că hotărârea nu este supusă niciunei căi de atac sau
rezultă că este pronunţată în ultim ă instanţă, iar potrivit legii acea hotărâre este dată în
prim ă instanţă şi face, deci, parte dintre cele susceptibile de apel (cerinţe cum ulative),
p ă rţile a u deschisă calea apelului.
A rticolul 4 6 6 alin. (3) este reglem entat pentru situaţia sim etrică inversă, anum e că o
hotărâre răm âne neapelabilă, ch iar dacă instanţa în dispozitiv a m enţio n a t g reşit că ea
1,1 V.M. C io b a n ii, G. B o ro i, T.C. B riciu , o p . cit., 2011, p. 336; I. U f , N oul C o d d e procedură civilă, voi. 1, 2011.
p. 165.
este supusâ apelului, d e şi este o hotărâre datâ în ultim ă instanţă, norm a decurgând din
acelaşi principiu ai legalităţii căilo r de atac.
Judecătorul nici nu poate acorda dreptul la o cale de atac neprevăzută de lege, dar
nici nu poate suprim a părţilor dreptul la exerciţiul căilo r legale de atac, acestea avându-şi
izvorul în lege, ia rn u în actul jurisdicţional al instanţei. în acest sens, urm ează a se observa
a t lt dispoziţiile art. 4 S7 alin. (3) N CPC, c i t şi com entariile aferente acestui articol.
7. A p elu l fo rm u lat îm p o triva în ch e ie rilo r prem ergătoare. Potrivit art. 4 6 6 alin. (4),
încheierile prem ergătoare nu po t fi atacate cu apel separat, ci d o a r odată cu fond ul,
afară de cazul când legea dispune altfel.
încheierile p re m e rg ă to a re -fie că sunt preparatorii, fie că sunt interlocutorii, potrivit
distincţiilor de la art. 235 NCPC - p o t f i atacate cu a p e l înainte de desesizare a instanţei
p rin hotărârea fin a lă num ai dacă legea prevede în m o d expres această posibilitate; în
absenţa unei astfel de dispoziţii a legii, ele nu pot fi criticate prin ap el decât odată cu
fond ul, însă num ai dacă hotărârea datâ în acel litigiu a r f i eo însăşi supu sâ apelului, chiar
dacă nici în noul cod nu se prevede în mod expres această cerinţă, carenţa norm ei ante
rioare fiind sem nalată în doctrină'11.
Pe de a Ită p a rte, ex istă în ch e ieri p re me rgătoa re (d i n catego na celor m terlocutorii) ca re
pot fi atacate separat, însă nu cu apel, ci cu recurs (spre exem plu art. 4 1 4 -în c h e ie re a de
suspendare), chiar dacă hotărârea finală prin care instanţa se dezînvesteşte ar fi supusă
apelului, dată fiind existenţa unei norm e speciale, derogatorii în acest sens.
în plus, există şi încheieri care nu au un caracter prem ergător, ci constituie a ctu l fin a l
a l u n u i proces, chiar dacă prin el nu s*a soluţionat fondul, şi sunt susceptibile de a pel sau
recurs, după caz; spre exem plu: încheierea pronunţată în baza art. 442 asupra cererilor
de îndreptare a erorilor m ateriale din cuprinsul unei hotărâri şi în tem eiul art. 443 asupra
unei cereri de lăm urire a hotărârii sau d e înlăturare a disp oziţiilor contradictorii, sens în
care prevede art. 446 NCPC, d a r şi încheierea pronunţată în cadrul procedurii neconten
cioase, art. S3 4 alin. (2) prevăzând că aceasta este supusă num ai apelului.
Este necesar a se sublinia că, deşi o hotărâre de dezînvestire a prim ei instanţe este
susceptibilă de apel, părţile, organele sau persoanele interesate nu pot form ula anum ite
critici prin m otivele căii de atac (fie îm potriva în ch eierilo r prem ergătoare, fie îm potriva
hotărârii în se şi), pentru că legiuitorul a prevăzut în m od obligatoriu (art. 445) un alt
rem ediu procedural, şi anum e cel reglem entat în art. 442 -4 4 4 N CPC pentru îndreptarea,
lăm urirea, înlăturarea dispoziţiilor contradictorii ori com pletarea hotărârii.
8. Instanţa com petentă p e n tru so lu ţio n are a ap e lu lu i. Apelul se soluţionează. în
principiu, d e instanţo iera rhic superioară celei care a pronu nţa t hotărârea apelată, astfel
cum rezultă din observarea dispoziţiilor generale în m aterie de com petenţă m aterială:
art. 95 pct. 2 (tribunolul judecă în apelurile declarate îm potriva hotărârilor pronunţate
de judecătorii în prim ă instanţă) şi art. 96 pct. 2 N CPC {curtea de a pel judecă apelurile
declarate îm potriva hotărârilor pronunţate de tribunale în prim ă instanţă), în a lta Curte
de Casaţie şi Justiţie neavând o com petenţă m aterială ca instanţă de apel.
în acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 7 alin. ( ! ) din Legea nr. 76/2012, ch iar dacă
acestea se referă la cazul în care o lege specială prevede că hotărârea judecătorească de
prim ă instanţă este definitivă, dispoziţii care statuează că hotărârea va fi supusă apelului
la instanţa ierarhic superioară, dacă prin noul cod nu se prevede altfel.
|k' V . M . C i o b o n u , 6 . B o r o i , T . C B r i c i u , o p . c i t . , 2 0 1 1 , p . 3 3 9 .
Ca r m sn N S S R IL Â 869
A rt. 467 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
A r i , 4 0 7 . S itu a ţiile In care partea nu poate fa ce apel p rin cip al. (1) Partea
care a renunţat expres la apel cu privire la o hotărâre nu m ai are dreptul de a face
apel principal.
(2) Partea care a executat parţial hotărârea de prim ă instanţă, deşi aceasta nu
era susceptibilă de executare provizorie, nu m ai are dreptul de a face apel princi
pal cu privire la dispoziţiile executate.
C O M E N T A R IU
1. A ch ie sare a exp resă totală la hotărârea prim ei instanţe. Ipoteza ach ie să rii exprese
parţiale. Articolul 467 alin. (1) NCPC interzice p ă rţii care a re n u n ţa t expres ia a pei s ă m ai
fo rm u leze a p e l principa l, indiferent de partea din dispozitiv pe care ar intenţiona să o cri
tice [art. 461 alin. ( l) ] ,în s ă această norm ă nu poate fi interpretată şi în sensul suprim ării
dreptului de a form ula apel îm potriva considerentelor [art. 461 alin. (2)]"’.
D o ar achiesarea expresă totală la hotărârea atacată este cea care sup rim ă părţii
d rep tu l de a m a i exercita caiea d e atac, nu însă şi cea parţială; pe de altă parte, această
interdicţie nu vine de la lege, ci este generată de actul de voinţă al părţii de care legea
leagă şi alte consecinţe ju rid ice. Prin aceasta se reglem entează efectul irevocabil al
achiesării la soluţia din dispozitiv, ca act unilateral de voinţă, act procedural de dispoziţie
al părţfi.
A chiesarea expresă la hotărâre este cea care se face de către parte prin act autentic
sau prin declaraţie verbală în faţa instanţei ori de către m andatarul său, în tem eiul unei
procuri speciale, astfel cum prevede art. 4 6 4 alin. (2) NCPC.
Dacă achiesarea expresă este parţială, partea va putea face a pei p rin cip a l num ai cu
privire la partea din hotărâre care nu a făcut obiectul renunţării la exercitarea câii de atac
(dispoziţiile din dispozitiv), nu şi îm potriva aceleia la care a renunţat în m od neechivoc
la a o mai ataca.
1,1 A s e v e d e a ş l c o m e n t a r i i l e d e l a a r t . 4 6 1 ş i a r t , 4 6 3 .
Efectul unei a chiesâri tocite p a rţia le este ace io a i p ierd erii dreptului de a m a i fo rm u ia
a p e i p rin cip a l cu p rivire la dispoziţiile executate; în ce priveşte dispoziţiile neexecutate,
partea îşi păstrează dreptul de a form ula apel principal, ca de altfel şi îm potriva conside
rentelor hotărârii, inclusiv a celor care susţin dispoziţiile executate din hotărâre.
Din interpretarea o fo r t io r i a aceleiaşi norm e, rezultă că achiesarea tacită totalâ fa
hotărâre va avea efectul pierderii dreptului de a mai form ula apel principal cu privire la
integralitatea d isp oziţiilo r executate {sau dreptul de a m ai continua judecata în apel), nu
în să şi îm potriva co nsiderentelor e i11*.
Tn concluzie, executând benevol în totalitate hotărârea neexecutorie a prim ei
instanţe, debitorul pierde dreptul la form ularea unui apel principal [îm potriva tuturor
so lu ţiilo r din dispozitiv, conform art. 461 alin. (1)], în s l poate form ula apel principal
îm potriva considerentelor, după cum poate declara apel incident sau provocat; dacă a
achiesat tacit parţial ta hotărâre, nu va mai putea form ula apel principal îm potriva disp o
ziţiilo r executate, însă poate form ula apel principal îm potriva dispoziţiilor neexecutate şi
îm potriva tuturor considerentelor hotărârii, precum şi apel incident sau provocat.
C O M E N T A R IU
1. Term enul de apel. San cţiu n ea neresp ectării. Articolul 468 alin. (1) stabileşte un
term en de S 0 de zile de Io com unicarea hotărârii, dacă prin lege nu se prevede altfel,
derogare ce poate privi fie m om entul de la care acesta în cep e să curgă, fie durata lui.
în consecinţă, spre deosebire de reglem entarea anterioară (art. 284 alin. (1) CPC
1865, care prevedea un term en de Î S zile de la com unicare), term enul d e apel este unul
mai lung, dar acesta răm âne un term en p roced urai im perativ, înăuntrul căruia trebuie
în d e p lin it actul de procedură al declarării apelului d e către partea interesată în atacarea
hotărârii.
Depăşirea term enului de declarare a apelului atrage decodereo părţii interesate din
dreptul de a mai efectua acest act de procedură.
Totodată, e! este un term en legai (fiind stabilit în mod expres de lege) şi absolut,
în tru câ t nerespectarea lui afectează însăşi validitatea şi eficacitatea actului de procedură
deoarece intervine decăderea din dreptul d e a m ai exercita apelul; declararea apelului
după îm plinirea term enului de apel atrage nulitatea actului d e procedură al părţii, astfel
cum prevede art. 185 alin. (1) NCPC, nulitate ce trebuie constatată de către Instanţă.
2. D u r a ţ i şi regu li d e c a lc u l. Term enul de apel d e 30 d e zile d e la co m u n icare este
un term en p e zile; ca atare, regula calculării lui este cea prevăzută d e art. 1S1 alin. (1)
pct. 2 NCPC, iar nu cea prevăzută de art. 181 alin. (1) pct. 3, nefiind un term en pe luni,
chiar d a c i durata lui coincide uneori cu cea a unei luni.
Term enului de apel îi este aplicabilă prorogarea legato prevăzută de art. 181 alin. (2),
până în prim a zi lucrătoare care urm ează, d a c i ultim a lui zi cade într-o zi nelucrătoare.
Pe d e altă parte, deşi potrivit art. 182 alin. (1) term enul se îm plineşte la ora 24,00 a
ultim ei zile în care se poate îndeplini actul de procedură, trebuie a se observa prevede
rile art. 182 alin. (2) N CPC, şi anum e că, în cazul când este vorba de un act d e procedură
ce trebuie depus la instanţă sau într-un alt loc. term enul s e va îm p lin i la ora ia care acti
vitatea încetează în acel loc în m od legal, dispoziţiile art. 133 fiind aplicabile.
Articolul 183 N CPC stabileşte şi alte cazuri de p rim ire de dată certă (conform art. 278
N CPC) în ce priveşte m om entul d eclarării apelului decât data decurgând din recipisa de
trim itere re co m a n d a ţi la oficiul poştal, corespunzătoare reglem entării anterioare din
art. 104 CPC 1865, şi anum e: depunerea apelului la un serviciu de curierat rapid ori la
serviciul specializat d e com unicare; depunerea actului de procedură la unitatea m ilitară
sau la adm inistraţia locului de deţinere unde partea se află.
Aşa fiind, recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea ori atestarea făcută pe
actul depus, d u p i caz, de serviciul specializat d e com unicare, de unitatea m ilita ri sau de
adm inistraţia locului de deţinere servesc ca dovadă a dotei dep u nerii a p elulu i de partea
interesată.
3. P rincipiul e ch ip o len ţe i. D isp o ziţii sp eciale în m ateria ap e lu lu i, d isp o ziţii generale.
Regula prevăzută în art. 468 alin. (1) este că term enul de apel începe să curgă de Io data
com unicării hotărârii atacate, dacă legea nu prevede altfel.
Alineatele (2) şi (3) ale aceluiaşi articol stabilesc m odalităţi echivalente com unicării
hotărârii, şi anum e atunci când com unicarea hotărârii a fost făcută părţii odato cu încheie-
re o de încuviinţare o executării silite, precum şi socotirea hotărârii ca fiind com unicată la
dota depunerii cererii de apel, actul de procedură fiind în d e p lin it de parte m ai în ain te de
com unicarea acesteia.
A cestor ca zu ri de echipolenţă sp ecifice a p elului li se adaugă cele reglem entate în par*
teo generală a codului (Cartea I „D ispoziţii generale", Titlul V „Term ene procedurale");
astfel, prin dispoziţiile art. 184 alin. (2) se prevede că actul se consideră a fi com unicat
părţii şi în cazul în care aceasta a p rim it su b sem nătură cop ie de p e oct, precum şi în cazul
în care a ce ru t com unicoreo actu lu i unei alte p ă rţi.
în cel din urm a caz, com unicarea se consideră a fi fost f l c u t l părţii care cere instanţei
com unicarea către o a lt l parte la dota Io care prim a p o rte a fo rm u la t o o ta re solicitare,
interpretare care este în deplină concordanţă cu prevederile art. 278 alin. (1) pct. 6
N CPC; faţă de partea pentru care s-a cerut com unicarea, term enul de apel va fi socotit
din ziu a com unicării ce reiese din procesul-verbal de îndeplinire a actului de procedură
al com unicării, potrivit regulilor prevăzute de art. 164*165 NCPC.
Pe lângă aceste cazuri de echivalenţă a com unicării prevăzute în partea generală a
codului, aplicabile oricărei proceduri judiciare, s-a reglem entat un nou ca z de echipo-
lenţă, anum e cel prevăzut d e art. 457 alin. (3) N C P C cu valoare d e norm ă generală în
m aterio că ilo r de o foc. în ce priveşte apelul, acest caz presupune că hotărârea prim ei
C A R M SN N SG R ILÂ 873
A rt. 468 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
instanţe se c o n sid e ri a fi com unicată prin com unicarea d e ciziei d e respingere ca inadm i
sibilă a unei c â i de a ta c neprevăzute d e lege, cale de atac exercitată de parte în conside
rarea m enţiunii inexacte din cuprinsul dispozitivului h o tlrâ rii atacate.
4. P u n ct de plecare pentru calculul te rm e n u lu i d e apel. N orm e d e ro gato rii. A rtico
lul 468 alin. (1) prevede că term enul d e apel de 30 de zile curge d e la com unicare, dacă
legea nu prevede altfel.
Su n t cazuri în care term enul de apel, d a t l fiind o dispoziţie derogatorie a legii, curge
de io pronunţare, norm a sp e c ia li putând prevede o dublă derogare: atât în privinţa
duratei term enului, cât şi a m om entului de ia care in cep e sâ c u rg i; spre exem plu, potri
v it art. 999 alin. ( ! ) NCPC, în m ateria ordonanţei preşedinţiaie term enul de apel este de
5 zile şi curge d e la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor.
A preciem în s l c l declanşarea term enului d e apel de la pronunţare este condiţionată
de legalitatea proced urii de citare a părţilor pentru data judecării cererii soluţionate prin
hotărârea a p e la ţi, pentru că, în cazul unei greşite aplicări a dispoziţiilor art. 229 NCPC
referitoare la term enul în cunoştinţă sau a altor neregularităţi privind citarea, instanţa de
judecată nu se afla în situaţia d e a se pronunţa, ci avea obligaţia d e a dispune am ânarea
ju decăţii în condiţiile art. 153 NCPC, sub pedeapsa nulităţii, aceasta întru cât o p ro ced u ri
viciată echivalează cu neîndeplinirea ei; or, raţiunea citării este aceea ca părţilor s l le
fie respectat dreptul la a p lra re , s l a ib l posibilitatea prezentării la term enul de judecată
şi participării la dezbateri şi, deci, la pronunţarea h o tlrâ rii în şedinţă publică, date fiind
prevederile art. 402 NCPC; altfel spus, fn ca zu l în care un term en p en tru exercitarea căii
de a ta c curge de la pronunţare „procedura de citare îndeplineşte ş i fu n cţia procedurală
a co m u n ică rir, iar ne regularitate a citării antrenează num ai o aparenţă că term enul de
declarare a căii de atac a începu t s l c u r g i111.
Pentru această ipoteză a curgerii term enului d e apel de la pronunţare este u t ili şi
invocarea art. 470 alin. (5) NCPC, norm ă care prevede că: „în cazul în care term enul pen
tru exercitarea apelului curge de la un alt m om ent decât com unicarea hotărârii, m otiva*
rea apelului se va face într-un term en de aceeaşi durată, care curge, în s l, de la com uni
carea hotărârii".
5. A p e lu l exercitat d e procuror. A rticolul 468 alin. (4) prevede, ca şi în reglem enta
rea anterioară, c l pentru procuror term enul de apel curge de la pronunţarea hotărârii,
în afară de cazurile în care procurorul o p a rticip a t la ju d e ca re a cauzei, când term enul de
apel curge de lo com unicarea hotărârii.
Această m odalitate de reglem entare a term enului de apel în privinţa procurorului are
în vedere form ele de participare a acestuia în procesul civil în m odalităţile reglem entate
d e art. 92 NCPC, astfel că procurorul poate sa exercite căile de atac îm potriva hotărârilor
pronunţate în cazurile prevăzute ia 92 alin. (1) chiar dacă nu a pornit acţiunea civilă, pre
cum şi atunci când a participat la judecată în condiţiile art. 92 alin. (2) şi (3) (participare
facultativă şi, respectiv, obligatorie).
în concepţia noului cod, procurorul nu va mai putea ataca orice hotărâre judecăto
rească, dreptul de a face uz d e căile de atac fiind restrâns la ipotezele a r t 9 2 alin. (t ) care
reglem entează dreptul său de a porni acţiunea civilă, calea d e atac putând să o exercite
şi dacă nu a iniţiat acţiunea, precum şi în ipotezele art. 92 alin. (2), când a p a rticip a t la
ju d eca ta în p rim ă instanţa pentru că a apreciat că este necesar pentru apărarea ordinii
de drept, a drepturilor şi intereselor cetăţenilor (participare facultativă), dar şi în alte
1,1 G . B o r o i , D . R S d e s e u , op. c i t . , p. 5 3 1 .
8 74 C A ffM S » N e S ftIL Ă
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 468
cazuri în care o lege sp ecială prevede participarea sa o bligatorie în procesul civil, con
form art. 92 alin. (3).
Când a participat (a judecată (fie în tem eiul participării obligatorii, fie al celei faculta
tive) hotărareo îi va f i com unicată, astfel că regula aplicabilă pentru declararea apelului
este aceeaşi ca şi în privinţa părţilor în procesul civil, iar dacă nu a participat fa judecată
term enul de apel va curge d e la pronunţare.
$. C aracte ru l su sp e n siv d e execu tare al term en ului d e a p e l. Prelungirea caracteru
lui su sp e n siv în cazul exercitării în term en a ap e lu lu i. Excepţii. Term enul de a pel este
su spen siv de executare pentru hotărârile p rim e i instanţe, cu excepţia cazurilor prevăzute
de lege, sens în care dispune art. 468 alin. (5) N CPC; caracterul su sp ensiv al apelului se
prelungeşte odată cu introducerea cererii de apel şi p â n ă la solu ţio n a rea c ă ii de atac,
sens în care dispune în mod expres partea finală a norm ei"1.
Noua reglem entare răspunde criticilor exprim ate Tn doctrină la adresa reglem entării
anterioare şi prevede în m od neechivoc faptul că în su şi term enul de apel este suspensiv
de executare, spre deosebire de dispoziţiile art. 284 alin. (5) CPC 1865 care dispuneau în
sensul că „apelul declarat în term en suspendă executarea hotărârii de prim ă instanţă, cu
excepţia cazurifor prevăzute d e lege"121.
Textul prevede că term enul de apel nu este su spen siv d e executare în anum ite
cazuri prevăzute d e lege, acestea fiind hotărârile executorii de drept în m od provizoriu
(art. 448) sau în care instanţa a încuviinţat executarea provizorie (art. 449); şi în acest
caz, însă, instanţa de apel va putea acorda suspendarea executării provizorii, în condiţiile
art. 4 5 0 NCPC.
Având în vedere dispoziţiile art. 472 şi cele ale art. 473 N CPC care prevăd posibilitatea
aderării la apel printr-un apel incident sau provocat, rezultă că term enul reglem entat de
art. 468 alin. (1) N CPC se referă la a pelul principal, întrucât aderarea la apel se depune
de intim at odată cu întâm pinarea la apelul principal, sens în care prevede art. 474
alin. (1) N C P C
7. Repunerea în te rm e n u l d e d eclarare a a p e lu lu i. Deşi norm ele d e procedură edic*
ta te în m ateria apelului nu prevăd repunerea în term enul d e cla ra re a apelului, acest act
de procedură este posibil în tem eiul n o rm elo r generale, respectiv a dispoziţiilor art. 186
NCPC, fiind supus condiţiilor de form ă şi de fond redate în conţinutul acestui text.
Se constată că, în ce priveşte instituţia repunerii în term en, noul cod a în lo cu it sin-
tagm a „îm prejurări m ai presus de voinţa părţii" din art. 103 CPC 1865, care viza d o a r
fo rţa m ajoră (piedici absolute, obiective şi fără culpa debitorului sau îm prejurări extra-
ordinare şi invincibile), cu aceea de „m otive tem einic justificate", astfel în cât, în prezent,
în contextul art. 186 NCPC este perm isă includerea şi a c o iu lu i fo rtu it, respectiv a acelor
m otive şi îm prejurări im previzibile şi relativ invincibile care puteau fi d epăşite sau evitate
(piedici relative, subiective, dar care, de asem enea, exclud cu lp a debitorului sau îm pre
jurări extraordinare şi im previzibile), astfel încât partea nu va putea obţine repunerea
în term en dacă titularul este în culpă şi nici dacă acea îm prejurare era previzibilă ori ea
putea fi prevenită, evitată sau depăşită printr-o conduită diligentă1*1.
Ca r m sn N s g r il  875
A rt. 469 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. D ecesul p ărţii. Articolul 469 alin. (1) nu este cu nim ic diferit de cazul d e întrerupere
a term enului de apel reglem entat anterior prin dispoziţiile art. 285 alin. (1) CPC 1S65,
astfel că intervine întreruperea term enului prin m oartea p ă rţii care are interes să fo că
apel, parte căreia îi încetează nu num ai capacitatea d e exerciţiu, dar şi cea d e folosinţă.
Textul prevede că în acest caz se va face o noua com unicare a hotărârii supuse ap e
lului la cel din urm ă dom iciliu al părţii, p e num ele m oştenirii, fără să se arate num ele şi
calitatea fiecărui m oştenitor, sens în care sunt şi dispoziţiile generale (art. 184 alin. (4)
pct. 1].
Pentru a interveni acest caz de întrerupere este necesar ca decesul părţii intere
sate în atacarea hotărârii sa fi intervenit p â n ă la îm plinirea term enului d e a p e l (de drept
com un sau derogatoriu de la acesta).
Instanţa nu va putea avea cunoştinţă d e survenirea unui astfel de evenim ent decât în
m ăsura în care una dintre părţile litigiului învederează un atare aspect, înştiinţare care
poate proveni însă şi de la unul dintre succesibilii părţii decedate.
Nu este necesar ca persoana care aduce la cunoştinţa instanţei despre îm prejurarea
decesului uneia dintre părţi sâ şi solicite efectuarea com unicării prevăzute d e art. 469
alin. (1) NCPC, întrucât această com unicare va trebui efectuată din oficiu, în condiţiile
descrise de text.
A ctul de procedură al com unicării pe num ele m oştenirii va fi efectuat la cel din urma
dom iciliu al părţii; ultim ul dom iciliu a l p o rţii are sem nificaţia, în contextul acestei norm e
d e procedură, celui din urm ă dom iciliu p rocesu a l al părţii sau dom iciliul părţii care reiese
din actele dosarului, iar nu sem nificaţia d e ultim ul dom iciliu al defunctului din m aterie
succesorală, având în vedere câ instanţa, la m om entul la care dispune o com unicare în
tem eiul art. 469 alin. (1) NCPC, se află ia o dată ulterioară dezînvestirH prin pronunţarea
hotărârii, astfel în cât nu ar putea sâ dispună adm inistrarea unor probe pentru stabilirea
unui eventual dom iciliul d e fap t al celui decedat.
Norm a com entată prevede la alin. (2) câ de Io data ocestei n o i co m u n ică ri va curge
un nou term en de opel, cel de drept com un de 30 d e zile ori derogatoriu de la acesta.
Este posibil însă ca m oştenitorul sau m oştenitorii celui decedat sâ se afle într-una
dintre situaţiile prevăzute d e art. 469 alin. (2) N CPC, respectiv sâ fie in ca p a b il (deci, lipsit
d e capacitate de e x e rc iţiu -m in o r sub 14 ani sau o persoană pusă su b interdicţie), sa aibă
capacitate de exerciţiu restrânsă (m in or între 14 şi 18 ani) sau sâ fie dispărut, ori partea
în să ţi se află în vreuna dintre ipostazele enunţate de art. 184 alin. (3) - lipsită de capaci
tate de exerciţiu (m in or sub 14 ani sau o persoană pusă su b interdicţie) sau cu capacitate
de exerciţiu restrârtsâ - term enul de apel se prelungeşte.
Totodată, în cazul în care fie partea care are interes să facă apel, fie m oştenitorul său
se află în situaţiile descrise, term enul d e apel nu va în cep e să c u r g i cât tim p nu a fost
desem nată o persoană care, după ca 2, să îl reprezinte sau să îl asiste, şi anum e tutore,
curator sau adm inistrator provizoriu (sens în care norm a generală dispune), iar dacă ter
m enul d e apel a începu t să curgă (îndeplinit fiind actul d e procedură al com unicării)
acesta se va întrerupe şi un nou term en de apel va în cep e să curgă după desem narea
celo r m enţionaţi, ceea ce rezultă din coroborarea norm elor speciale cu cele generale; se
im pune observaţia că d a c i a avu t loc deja com unicarea hotărârii către parte, nu s e va
reaiiza o nouâ com unicare c it r e tutore, curator sau adm inistratorul provizoriu, ci aces
tora Je va fi o pozabil a ctu l de proced ură realizat fa ţă de p a rte, însă vo r avea un term en
pentru form ularea apelului d e 30 de zile de la data d esem n ă rii lor.
în plus, din coroborarea art. 469 alin. (2) şi (4) cu art. 184 alin. (4) pct. 1 şi 2 NCPC,
rezultă că term enul de apel se întrerupe nu num ai prin m oartea părţii şi a m andatarului
(legal sau convenţional) căruia i s-a f lc u t com unicarea, ci şi prin m oartea reprezentantu
lu i p ă rţii că ru ia i s-a fâ c u t com unicarea h o tă râ rii (d e vrem e ce norm a indică efectuarea
unei noi com unicări), ipoteză care acoperă şi celelalte cazuri de reprezentare: legală, sta
tutară so u ju d icia ră ; şi în acest caz, legea obligă a se face din nou o singură com unicare
părţii, dată de la care va curge term enul d e apel.
S e im pune a fi sem nalat că po t fi identificate şi cazuri de întrerupere a term enului de
apel prevăzute prin acte norm ative speciale; o astfel de ipoteză este cea reglem entat!
d e art. 13 alin. (3) din O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public ju d iciar în m aterie civilă:
„Prin introducerea cererii p en tru acordarea ajutorului pu b lic ju d icia r, term en ul pentru
exercitarea căii de atac s e întrerupe o singură dată, dacă solicitantul depune în term en
de cel m ult 10 zile înscrisurile doveditoare prevăzute la art. 14. D e la data com unicării
în ch e ie rii prin care s-a soluţionat cererea de ajutor public ju d icia r ori, d u p l caz, cererea
d e reexam inare, în sensul adm iterii, respectiv al respingerii, începe s l c u r g i un nou ter
m en pentru exercitarea căii de atac"; art. 13 alin. (5) din acelaşi act norm ativ prevede d
„D e la data d esem n ă rii avocatului potrivit alin. (4) în cep e să curgă un nou term en pentru
exercitarea căii de atac".
(3) C erinţele de la alin. (1) lit. b) şi e) şi cea de la alin. (2) su n t prevăzute sub
sancţiunea nulităţii, iar cele de la alin. (1) lit. c) şi d), sub sancţiunea decăderii.
Lipsa sem năturii poate fi îm plinită în condiţiile art. 1 % alin. (2), iar lipsa dovezii
achitării taxei de tim bru poate fi com plinită până la prim ul term en de judecată la
care partea a fost legal citată în apel.
(4) C ând dovezile propuse sunt m artori sau înscrisuri nearătate la prim a
instanţă, se vor aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 194 lit. e).
(5) In cazul în care term enul pentru exercitarea apelului curge de la un alt
m om ent decât com unicarea hotărârii, m otivarea apelului se va face într-un ter
m en de aceeaşi durată, care curge, însă, de la data com unicării hotărârii.
C O M E N T A R IU
1. Co ndiţii d e form ă intrinseci şi extrinseci. Articolul 470 alin. ( ! ) lit. a)-e) NCPC descrie
condiţiile d e form ă intrinseci ale cererii de apel; totodată, se arată şi necesitatea ataşării la
cererea de apel a dovezii achitării taxelor de tim bru, art. 470 alin. (2) fiind ed ictatîn aplica
rea regulii p lă ţii anticipate a taxei jud iciare de tim bru, re g u li prevăzută de art. 20 alin. ( 1 )
din Legea nr. 146/1997, ceea ce reprezintă o cerinţă exterioară cererii de apel.
2. N eindica rea h o tărârii apelate. N esem narea cererii d e apel. N etim brare. San c
ţiu n i procedurale. A rticolul 470 alin. (3) stabileşte regim ul sancţionator pentru încălca
rea unora dintre dispoziţiile din prim ele două alineate.
Astfel, cerinţele indicării în cuprinsul cererii de apei a hotărârii atacate, a sem nării
cererii d e apel şi a tim brării căii de atac sunt prevăzute su b sancţiu nea nulităţii, ultim ele
două dintre acestea putând fi com plinite pană la prim ul term en d e judecată ia care par
tea a fost legal citată în apel (tim brarea) sau în condiţiile art. 196 alin. (2) (nesem narea).
în tim p ce nulitatea pentru netim brare este o nulitate absolută (art. 174 alin. (2)],
necondiţionată (art. 176 pct. 6), nulitatea pentru nesem nare este absolută ş i condiţio
nată [art. 175 alin. (2) raportat la art. 176], vătăm area fiind prezu m atăîn am bele situaţii,
întrucât sunt nulităţi exprese.
Ca ata re, excepţ ia n ese m n ă ri i şi a neti m bră h i ce re r ii d e a pel su nt excepţii de procedură,
absolute, perem ptorii, dar care încep prin a avea un caro cfer dilatoriu, întrucât legea
perm ite am ânarea îndeplinirii acestor lipsuri până ia prim ul term en în apel la care partea
este legal citată de instanţa de control ju d iciar (netim brarea) sau cel mai târziu până la
prim ul term en de judecată urm ător celui care a urm at invocării neregularităţii privind lipsa
sem năturii de pe cererea de apel, sens în care apelantul va fi citat cu această m enţiune;
dacă excepţia nesem nării cererii de apel este invocată în şedinţă publică în cursul judecăţii
în apel, apelantul va trebui să sem neze chiar în şedinţa în care a fost invocată nulitatea,
astfel cum dispune art. 196 alin. (2) NCPC, norm ă la care art. 470 alin. (3) face trim itere.
Excepţia nulităţii cererii de apel pentru nesem nare poate fi invocată ş i d in oficiu, dat
fiind caracterul ei absolut, concluzie ce decurge şi din observarea com parativă a norm e
lor de procedură cu acest obiect din cele două reglem entări; astfel, codul anterior preve
dea în art. 133 alin. (2) în ce condiţii se com plineşte această neregularitate „dacă pârâtul
invocă lipsa de sem nătură", pe când cel actual - în dispoziţiile art. 196 alin. (2) - stabi
leşte condiţiile îndreptării aceleiaşi ne regularităţi „dacâ se invocă Hpso de sem nătură".
Pentru neindicarea hotărârii apelate, legea prevede sancţiunea nulităţii; şi aceasta este
o nulitate absolută, condiţionată ş i expresă, ceea ce în condiţiile art. 175 alin. (2) NCPC are
sem nificaţia pre 2 um ării vătămării, partea interesată putând însă să facă dovada contrară.
N eindicarea hotărârii apelate trebuie să fie una efectivă, în sensul nearătării niciunei
hotărâri supuse controlului judiciar, ceea ce nu echivalează cu indicarea greşită a aces
teia, com pletată cu alte elem ente de identificare a cauzei: părţi, obiect, num ăr de dosar,
data pronunţării hotărârii, instanţa care a soluţionat cauza, întrucât toate acestea, coro
borate, conduc la posibilitatea identificării hotărârii apelate.
Raţiunea san cţiun ii este aceea de a se asigura determ inarea corectă a hotărârii ata
cate, iar dacă pe baza celorlalte elem ente precizate în cererea de apel aceasta se identi
fică fără dubiu, vâtâm area presupusă de lege prin instituirea acestei nulităţi exprese este
înlăturată, făcându-se proba contrară, respectiv a lipsei vătăm ării, ceea ce este în spiritul
dispoziţiilor art. 177 alin. (1) NCPC"1.
Cererea de apel s e tim brează în condiţiile stabilite prin art. 11 alin. (1) din Legea
nr. 146/1997, respectiv cu 50% din taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă
în bani soluţionată de prim a instanţă sau din taxa datorată la sum a contestată, în cazul
cererilor şi acţiu n ilo r evaluabile în bani.
Pentru cea din urm ă situaţie, determ inarea sum ei contestate în calea de atac se reali
zează pe baza observării criticilor form ulate prin m otivele d e apel, indiferent că este apel
principal, incident sau provocat; dacă este un litigiu evaluabil în bani, iar apelul nu este
m otivat, taxa datorată în apel, dacă soluţia atacată a fost pronunţată pe fondul cauzei,
va fi calculată potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. ( 1 ), prin raportare la valoarea integrală a
acelui litigiu.
A rticolul 11 alin. (2) prevede o taxă de tim bru fix ă în cazul exercitării apelului îm p o
triva urm ătoarelor hotărâri: încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acţiu nea de
partaj; încheierea de suspendare a ju d ecării cauzei; hotărârile de anulare a cererii, ca
netim brată sau nesem nată; hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prem atură, inad
m isibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.
Dacă pentru prim a instanţă a fost incidenţă scutirea legală d e la plata taxei judiciare
de tim b ru, această facilitate fiscală este aplicabilă şi în căile de atac, fie în raport cu
obiectul cererii, fie în funcţie de calitatea celui care form ulează cererea, astfel cum
prevede art. 23 alin. (1) lit. a) şi b) din N orm ele m etodologice de aplicare a Legii
nr. 146/1997, aprobate prin O rdinul m inistrului ju stiţiei nr. 760/C/1999; însă în ipoteza în
care la prim a instanţă a fost adm isă o cerere d e a ju to r p u b lic ju d ic ia r (sub form a scutirii,
am ânării sau plăţii eşalonate a taxei judiciare de tim bru), aceasta nu este aplicabilă şi
în apel, partea fiind ţinută să form uleze o nouă astfel d e cerere, în condiţiile art. 90
alin. (2) lit. a) N CPC raportat la art. 13 din O.U.G. nr. 51/2003 privind ajutorul public
ju d icia r în m aterie civilă, în cazul persoanelor fizice, ori în condiţiile art. 9 0 alin. (2) lit. a)
NCPC raportat la art. 21 şi urm . din Legea nr. 146/1997 privind taxele ju d iciare de tim bru,
pentru ipoteza persoanelor juridice.
3. A rătarea m o tive lo r d e fap t şî de drept pe care se în tem eiază a p e lu l. N eîn d e
p lin ire a o b lig a ţie i în te rm e n u l legal. Sa n cţiu n i. în călcarea prevederilor art. 4 7 0 alin. (1)
lit. c) - indicarea m otivelor d e fapt şi d e drept pe care se întem eiază apelul - este prevă*
zută d e art. 470 alin. (3) sub sancţiunea decăderii.
Prin urm are, m otivarea a p elului se realizează prin însăşi cererea de declarare a căii
de atac, d a r este posibilă şi m otivarea separată a acestuia, pentru cazurile în care ter
m enul de declarare şi cel d e m o tiva re a apelului nu curg de la acelaşi m om ent, cum este
cazul declarării apelului înainte d e com unicare, conform art. 468 alin. (3).
111 C . A . B u c u r e ş t i , s . a f X - a c iv . ş i o r o p r . i n t . , d e c , n r . 4 0 2 / A / 2 0 0 5 , t n C . N e g r i ţ i , o p . c i t . , p . 2 8 .
Depăşirea unui term en legai im perativ atrage decăderea, iar actul de procedură făcut
peste term en este lovit de nulitate, astfel cum prevede art. 185 alin. (1) partea finală
NCPC
Term enul de m otivare a apelului va avea aceeaşi durată cu cel stabilit de lege pentru
declararea lui (30 de zile sau cel prevăzut printr-o norm ă specială), su b rezerva celo r ară
tate de art. 4 7 0 alin. (5) NCPC.
Term enul d e apel, ca regulă, curge de la com unicarea hotărârii, însă legea prevede
că în anum ite cazuri el curge de la pronunţare, după cum sunt reglem entate şi anum ite
situaţii de echivalenţă a com unicării, respectiv cele evidenţiate în com entariile de la
art. 468 NCPC; în plus, trebuie avute în vedere şi ipotezele de la art. 4 6 9 şî art. 184, când
term enul de apel poate începe să curgă din ziua desem nării tutorelui, curatorului sau
adm inistratorului provizoriu, fie al părţii, fie al m oştenitorului său, precum şi alte cazuri
prevăzute d e legi speciale (de exem plu, art. 13 alin. (3) şi (5) din O .U.G. nr. 51/2008
privind ajutorul public ju d iciar în m aterie civilă].
Pentru aceste situaţii, art. 470 alin. (5) prevede că atunci când term enul pentru exer
citarea apelului curge de la un alt m om ent decât com unicarea hotărârii, m otivarea ape
lului se va face într-un term en de aceeaşi durată, care curge însd de ta data com unicării
hotărârii (sau de la data actului echivalent com unicării).
De altfel, su b im periul noului cod com unicarea hotărârii se va realiza din oficiu, chiar
dacă hotărârea este definitivă, astfel cum prevede art. 427 alin. (1) şi, întrucât actul de
procedură al com unicării hotărârii nu m ai este condiţionat de necesitatea lui pentru
exercitarea căilo r legale de atac, rezultă că această com unicare se va realiza şi atunci
când term enul de declarare a căii d e atac curge d e la com unicare, precum şi în cazul în
care curge d e la pronunţare.
D ecăderea e ste o sa n cţi u ne ce i ntervi n e pe nt r u n e re s pecta rea te r m e nel or i m pe rative
şi absolute, term enul de declarare şi m otivare a apelului intrând în această categorie,
astfel că ea poate fi invocată de părţi, de procuror sau de instanţă din oficiu, în orice
stadiu al procesului, dacă legea nu prevede inexistenta unei derogări exprese de la
sancţiunea decăderii, dacă partea interesată nu a dovedit că a fost îm piedicată de un
m otiv tem einic justificat să acţioneze în cadrul term enului (art. 1 8 6 ) ori dacă legea nu
lim itează în m od expres m om entul până la care se poate invoca; în acest sens, vo r trebui
observate dispoziţiile art. 178 N CPC, întrucât efectuarea unui act de procedură peste
term enul legal este sancţionată cu nulitatea, conform art. 185 alin. ( I ) 111.
în să , trebuie avut în vedere că dacă a intervenit decăderea apelantului din dreptul
de a m otiva calea d e atac (o eventuală m otivare peste term enul legal fiind lovită de nuli
tate), apelul nu va fi respins ca nem otivat, întrucât art. 476 alin. (2) NCPC, consacrând
în m od expres caracterul devolutiv al apelului, prevede că în cazul în care apelul nu se
m otivează sau dacă m otivarea apelului ori întâm pinarea nu cuprinde m otive, m ijloace
de apărare sau dovezi noi, instanţa de apei s e va pronunţa, în fond, num ai pe baza celor
invocate la prim a instanţă, deci nu pe baza unor m otive de apel.
Ca atare, sancţiunea decăderii pentru nem otivarea a p elulu i operează ch iar în condi
ţiile existenţei art. 476 alin. (2) şi ea constă în aceea că apelantul n u va m a i p u tea invoca
în a p e l m otive noi, care nu au fost avute în vedere la prim a instanţă, astfel încât instanţa
nu va analiza calea de atac pe baza unor critici ale apelantului121.
A ri. 4 7 1 . D ep u n erea cererii d e ap el. (1) Apelul şi, c â n d este cazul, m otivele
de apel se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă, su b sancţiunea nulităţii.
(2) D ispoziţiile art. 195 sunt aplicabile în m od corespunzător.
(3) In cazul în care cererea de apel nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de
lege, preşedintele instanţei sau persoana desem nată de acesta care prim eşte
cererea de apel va stabili lipsurile şi îi v a cere apelantului să com pleteze sau
să m odifice cererea de îndată, dacă este prezent şi este posibil, ori în scris, dacă
apelul a fost trim is prin poştă, fax, poştă electronică sau curier. C om pletarea sau
C O M E N T A R IU
1. Instanţa la care se depune ap e lu l. San cţiu n e. A lineatul (1) al art. 471 prevede că
atât apelul, cât si m otivele de apel se depun io instanţa o că re i hotărâre se otacâ, sub
sancţiunea nulităţii. Cerinţa este îndeplinită im plicit când m otivarea apelului se reali
zează prin însăşi cererea de apef, însă trebuie respectata şi atunci când actul de proce*
dură al m otivării căii de atac se îndeplineşte ulterior.
Se constată câ legiuitorul reia întocm ai dispoziţiile din art. 288 alin. (2) CPC 1865,
precizare im portantă în contextul pronunţării de către Curtea Constituţională a Deciziei
nr. 303/2009 (prin care instanţa constituţională a revenit în m od nejustificat asupra
jurisprudenţei sale anterioare, judicios exprim ată în Decizia nr. 501/2005, prin care
excepţia d e ne constituţionalitate a aceleiaşi părţi din art. 288 alin. (2) CPC 18695 care
prevedea „sub sancţiunea nulităţii" a fost respinsă ca neîntem eiată]111; însă, în ce priveşte
sancţiunea aplicabilă (nulitatea actului d e procedura greşit îndreptat), pentru norma
de la art. 471 alin. (1) NCPC nu s*ar m ai putea reţine un viciu de neconstituţionalrtate,
întrucât noul cod a prevăzut în sarcina instanţei de judecată, prin dispoziţiile tezei finale a
art. 425 alin. (3), obligaţia arătării instanţei la care se va depune cererea pentru exercitarea
căii de atac atunci când hotărârea este supusă apelului sau recursului; prin urm are, sanc
ţiunea nulităţii apelului îndreptat la o altă instanţă decât cea a cărei hotărâre se atacă îşi
ll< V . M . C i o b o n u , 6 . B o r o i , T . C B r i c i u , o p . a t . r 2 0 1 1 , o . 3 5 1 .
Ca r m sn N S S R IL Â 883
A rt. 471 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
găseşte o justificare obiectivă şi rezonabilă, norm a fiind una perfect predictibilă pentru
părţile cauzei, întrucât acestea sunt încunoştinţate,în acest caz, cu privire ia instanţa unde
cererea de apel se depune prin dispozitivul hotărârii susceptibile d e apel.
2. N um ărul de exem p lare. Articolul 471 alin. (2) face trim itere la dispoziţiile art. 195
NCPC care sunt aplicabile în mod corespunzător, în sensul că apelul va trebui depus în
num ărul de exem plare stabilit prin dispoziţiile art. 149 alin. (1), respectiv atâtea exem
plare câte sunt necesare pentru com unicare, în afară de cazul în care părţile au un repre
zentant com un sau partea figurează în cauză în m ai m ulte calităţi juridice, când se va face
într-un singur exem plar; în toate cazurile este necesar un exem plar şi pentru instanţă.
3. R egularizarea cererii d e apel. Conform art. 471 alin. (3) şi (4), dacă la prim irea
cererii d e apel, precum şi a m otivelor de apel atunci când su n t depuse separat de cerere,
se constată anum ite lipsuri în raport cu dispoziţiile art. 470 NCPC, preşedintele instanţei
sau persoana desem nată de acesta îi va cere apelantului sâ com pleteze sa u sâ m odifice
cererea de îrd o to , dacă este prezent şi dacă este posibil.
Dacâ nu este cu putinţă com pletarea de îndată a lipsurilor cererii, apelantului i se
vo r pune în vedere lipsurile actului de procedură şi term en u l \n care trebuie să le com
plinească.
Este posibil însă ca depunerea cererii sau a m otivelor de apel să se efectueze prin
poştă, fax, poşta electronică ori curier, caz în care apelantului i se va solicita această
îndreptare a neregularităţilor cererii prin interm ediul unei a d rese scrise em ise de
instanţa a cărei hotărâre se atacă, în cuprinsul căreia se vo r indica lipsurile cererii de Opel
şi term enuH n care trebuie să se conform eze cerinţelor legale, prin indicarea m om entului
îm plinirii term enului de apel sau a c e lu i stab ilitîn condiţiile tezei finale a art. 471 alin. (3).
Astfel, dacă preşedintele instanţei sau persoana desem nată d e acesta apreciază ca
intervalul răm as până la expirarea term enului de apel nu este suficient pentru ca ap e
lantul să com pleteze sau sâ m odifice cererea, poate acorda un term en scurt, de ce l m ult
5 zile de fa expirarea term enului de apel, înăuntrul căruia apelantul să poate proceda la
com plinirea lipsurilor cererii.
Această îm prejurare presupune ca depunerea cererii de apel să aibă loc la un m om ent
foarte apropiat de îm plinirea term enului de apel în care apelantul nu s-a r putea încadra.
Pe de altă parte, este posibil ca apelul să fie declarat şi m otivat în ultim a zi a term enului
procedural, caz în care actul de procedură ajunge la instanţă după îm plinirea term enu
lui de apel, în ipoteza trim iterii prin poştă sau curier (pentru că prin fax sau poştă elec
tronică operează concom itenta trim iterii şi a recepţionării cererii); în această situaţie, în
mod eviden t nu se va putea face aplicarea acestui text, întrucât norm a com entată pre
supune ca term enul d e apel sâ nu se f i îm plinit, pentru că num ai în această ipoteză ar
putea fi prelungit cu cele 5 zile.
Term enul de 5 zile este un term en m axim pe care legea îl îngăduie, stabilit pe zile
libere, iar preşedintele instanţei sau persoana desem nată de acesta nu va putea face uz
de aplicarea lui m ai m ult de o singură dată.
4. C om unicarea cererii d e apel, a m o tive lo r şi în scrisu rilo r. în tâ m p in a re obligato rie
la m o tive le de a p e l. A d erare la a p e l. Cererea şi m otivele d e apel, îm preună cu în scri
surile de care apelantul înţelege să se folosească în apel şt care nu au fost înfăţişate la
prim a instanţă, vo r fi com unicate d e către aceeaşi instanţă intim atului, căruia i se va
pune în vedere o bligaţio de a fo rm u la întâm pinare în term en de cel m ult 15 zile de la
data com unicării (art. 471 alin. (5)]; prin urm are, întâm pinarea la m otivele d e apel este
C A R M g N N SG R ILÂ 885
A rt. 471 Ca rtea ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
acestor cereri incidentale, se va form ula întâm pinare de către intim at, răspuns la întâm
pinare, eventual cereri de aderare la apelul principal etc., acte de p ro ce d u ri care vo r tre
bui înaintate instanţei de apel îm preună cu dovezile de com unicare a acestora.
8. Perio ada tran zito rie. Potrivit art. XIII din Legea nr. 2/2013 privind unele m ăsuri
pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii
în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă: „D ispoziţiile Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedură c iv ili, republicată, privitoare la pregătirea
dosa ru lui de a p e l sau, dupâ caz; de recurs de către instanţa a cărei hotărâre se ataca,
se optica în procesele p o rn ite începând cu data de 1 ianuarie 2016. în procesele pornite
începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la data de 31 decem brie 2015
se aplică dispoziţiile art. XIV-XVH".
Astfel, potrivit art. XIV alin. (1), (3) şi (4} din acest act norm ativ: „(1) A pelul şi,
când este ca2ul, m otivele de apel se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă. (3)
Preşedintele instanţei sau persoana desem nată de acesta va înainta instanţei de a pel
dosarul, îm preună cu apelurile fă cu te , num ai după îm plinirea term enului de apel pentru
toate părţile. (4) Dacă s-au form ulat atât apel, cât şi cereri potrivit art. 442*444 din
Legea nr. 134/2010 privind Codul d e procedură civilă, republicată, dosarul nu va fi trim is
instanţei d e apel decât după îm plinirea term enului de apel privind hotărârile date asupra
acestor din urm ă cereri".
Pentru acelaşi interval, regularizarea cererii de apei se va dispune de preşedintele
com pletului de ju d eca tă căruia I s-a repartizat aleatoriu cauza spre soluţionare d e către
preşedintele instanţei sau persoana desem nată de acesta, astfel cum prevede a r t XV
alin. (1) şi (2) din acelaşi act normativ.
Conform art. 114- alin. (3} şi (4) din Regulam entul d e ordine interioară al instanţe
lor judecătoreşti, astfel cum a fost m odificat şi com pletat prin Hotărârea nr. 160/2013:
„D osarele având ca o b iect apel sau recurs, prim ite de la instanţa a cărei hotărâre se
atacă, se transm it persoanei desem nate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, în ved e
rea repartizării pe com plete, în aceeaşi zi sau, în condiţiile art. 93 alin. (21), a doua zi. (4)
Dosarele repartizate aleatoriu su n t tran sm ise com pletului corespunzător, pentru în d e p li
nirea procedurilor prem ergătoare fixării prim ului term en de judecată".
După regularizarea cererii de apef, com pletul de ju d eca tă va dispune com unicarea
cererii de apel, precum şi a m otivelor de apel intim atului, îm preună cu copiile certificate
d e pe înscrisurile alăturate şi care nu au fost înfăţişate la prim a instanţă, punându-i-se în
vedere obligaţia de a depune întâm pinare în term en d e cel m ult 15 zile de ia data com u
nicării. întâm pinarea depusă se com unică apelantului de îndată, punându-i-se în vedere
obligaţia de a depune la dosar răspunsul la întâm pinare în term en de cel m ult 10 zile de
la data com unicării. Intim atul va lua cunoştinţă d e răspunsul la întâm pinare din dosarul
cauzei.
A rticolul X V alin. (5) din Legea nr. 2/2013 prevede că „dacă s~au form ulat atât apel,
cât şi cereri p o trivit a rt. 442-444 din Legea nr. 134/2010 privind Codul d e procedură
civilă, republicată", dispoziţiile alin. {3} şi {4} ale acestui articol referitoare la obligaţia
depunerii întâm pinării şi a răspunsului la întâm pinare se aplică în mod corespunzător.
Potrivit art. 11412 alin. (1) şi {2} din Regulam entul de ordine interioară al instanţe
lor, introdus prin Hotărârea nr. 160/2013, „(1) După îndeplinirea procedurilor prem er
gătoare prevăzute de lege, dacă constată îndeplinite condiţiile pentru stabilirea prim ului
term en de judecată, com pletul de judecată fixează prim ul term en de judecată, dispu
nând citarea părţilor şi, după caz, alte m ăsuri pentru pregătirea judecăţii, în condiţiile
legii. Dosarul se p re d ! de îndată grefierului de şedinţă care, în aceeaşi zi, introduce ter
m enul în aplicaţia ECRIS. (2) Em iterea procedurilor de citare pentru prim ul term en de
judecată şi ducerea la îndeplinire a celorlalte m ăsuri pentru pregătirea judecăţii se rea
lizează de grefierul de şedinţă Im ediat după fixarea term enului d e judecată, pentru cau
zele urgente, sau în cel m ult 5 zile lucrătoare, pentru celelalte cauze".
A r i . 4 7 2 . A p elu l in cid en t. (1) Intim atul este în drept, după îm plinirea ter
m enului de apel, să form uleze apel în scris, în cadrul procesului în care se judecă
apelul făcut de partea potrivnică, printr-o cerere proprie care să tindă la schim
barea hotărârii prim ei instanţe.
(2) Dacă apelantul principal îşi retrage apelul sau dacă acesta este respins ca
tardiv, ca inadm isibil ori pentru alte m otive care nu im plică cercetarea fondului,
apelul incident prevăzut la alin. (1) răm âne fără efect.
C O M E N T A R IU
1. T itu la ru l a p e lu lu i incident. C o n d iţii de fo rm ă. Dacâ intim atul tinde la schim barea
hotărârii prim ei instanţe, acesta este în drept să form uleze în scris a p e l in cid en t după
îm plinirea term enului de apel, în cadrul procesului în care se judecă apelul făcu t de par*
tea potrivnică.
Spre deosebire d e reglem entarea anterioară (art. 293 C P C 1865), textul indică obliga
ţia form ulării în scris a apelului incident, ceea ce se circum scrie norm ei generale prevă-
zute d e art. 148 N CPC cu privire la form a cererilor adresate instanţei de judecată, apelul
incident fiind su p u s aceloraşi condiţii d e form ă prevăzute de art. 470 NCPC.
2. C a litate a procesuală pasivă în a p e lu l incident. Apelul incident este form ulat de
intim at îm potriva apelantului principal, m otivele sale d e apel n e p u tâ n d sâ conţină cereri
noi, întrucât se opun dispoziţiile art. 478 alin. (3) NCPC.
Este vorba de situaţia în care am bele părţi sunt nem ulţum ite d e hotărârea prim ei
instanţe, spre exem plu, instanţa a ad m is în parte cererea de chem are în ju decatâ. De
asem enea, poate fi vorba şi de ipoteza în care intim atul din a p elul p rin cip a l nu are un
interes pregnant de a form ula el în su şi apel principal, dar, observând că partea adversă
a procedat la declararea căii de atac şi, eventual, luând cunoştinţă de m otivele apelului
şi de lim itele devoluţiunii fixate prin acestea, poate constata că apărarea poziţiei sale
(eventual, de parte câştigătoare în proces) necesită form ularea unui apel, printr-o cerere
proprie, prin interm ediul căruia s â repună în discuţie soluţiile p rim e i instanţe cuprinse
în sentinţă, în considerente sau în încheierile prem ergătoare şi p e care n u le -o r putea
su p u n e dezbaterii d o a r pe calea apărărilor pe care ie poate form ula în calitate de inti
m at în apelul făcut de partea potrivnică, întrucât prin neatacare, acestea ar intra sub
autoritatea lucrului judecat. Spre exem plu, intim atul a invocat la prim a instanţă o excep
ţie procesuală care a fost respinsă printr-o încheiere interlocutorie sau prin sentinţă ori
excepţia a fost dezlegată în cuprinsul unor considerente decizorii, astfel în cât aceasta nu
ar putea fi reiterată în apel de pe poziţia d e intim at, ch iar dacă este o excepţie de ordine
publică, ci d o a r prin exercitarea căii de atac şi form ularea unor critici îm potriva soluţiei
date de prim a instanţă asupra excepţiei printr-o încheiere interlocutorie ori ch iar prin
sentinţă (dispozitiv sau considerente).
în tr-o astfel de situaţie în să , nim ic nu se opune ca partea să form uleze ch iar a pel p rin
cipal, aceasta cu atât m ai m ult cu cât poate form ula apel principal şi num ai îm potriva
considerentelor, iar nu doar îm potriva dispoziţiilor cuprinse în dispozitiv (art. 461 NCPC).
Totodată, se constată că prin apelul incident art. 472 alin. (1) im pune cerinţa ca ap e
lantul să tindă la schim barea hotârârii p rim e i instanţe, această prem isă a apelului inci
dent nu vin e în contradicţie cu dispoziţiile art. 461 alin. (2) potrivit cărora apeluf exercitat
îm potriva considerentelor poate atrage soluţia adm iterii apelului, a înlăturării conside
rentelor excesive, a considerentelor greşite în drept ori care cuprind constatări de fapt ce
prejudiciază partea şi, eventual a înlocuirii lor, cu m enţinere a so lu ţie i cu p rin se în dispozi
tivul hotărârii atacate, pentru că soluţia presupusă de acest te xt reprezintă o reform are
a hotărârii prim ei instanţe, ch iar dacă nu a soluţiei cuprinse în dispozitiv, întrucât înlătu
rarea şi înlocuirea unor considerente decizorii atrag o schim bare a soluţiei; prin urm are,
a r putea fi exercitat a p e l inciden t ş i num ai îm potriva c o n sid e re n te lo r.
3. Term enul d e fo rm u lare a a p e lu lu i incident, fn tim p ce apelul principal trebuie
să fie form ulat înăuntrul term enului d e apel, intim atul din apelul principal este ţin u t să
depună apelul incident odată cu întâm pinarea la a p e lu l principal, sens în care dispune
art. 4 7 4 NCPC, aşadar, în 15 zile de la prim irea cererii de apel prin cipa l, potrivit art. 471
alin. (5)».
4. A ch ie sa re a exp resă to ta lă sau p arţială la hotărârea ap e lată. A ch iesarea tacită
p arţială ia hotărârea neexecu torie a prim ei instanţe. Ipoteza ach ie să rii tacite to ta le . în
aplicarea prevederilor art. 467 alin. (1) NCPC, indiferent dacă este vorba despre o ren u n
ţare expresa totolă sa u parţiolâ la colea de atac, p o rtea n u pierde decâ t d rep tu l de a
fo rm u la apei p rin cip o l îm potriva so lu ţiilo r din dispozitiv (în cazul achiesării parţiale în ce
priveşte partea din hotârâre pe care a declarat că nu o atacă), astfel încât ea va fi în d rep
tăţită să form uleze a p e l incident, în condiţiile art. 472 N C P C
A rticolul 467 alin. (2} reglem entează efectele achiesării tacite p a rţia le la hotărâre în
legătură cu dreptul părţii de a form ula apel, pentru cazul în care acea hotărâre nu este
susceptibilă de executare provizorie.
Având în vedere că achiesarea tocită la o hotărâre neexecutorie dată în prim ă
instanţă poate fi totală sau parţială, se im pune precizarea câ art. 467 alin. (2) suprim ă
dreptul la form ularea unui apel principal cu privire la dispoziţiile executate, dacă ad e
ziunea tacită la hotărâre este una parţială, dar ea p o a te fo rm u la a pel incid en t; o fortio ri,
atunci când partea execută benevol toate dispoziţiile hotărârii susceptibile de apel (care
nu se bucură sau pentru care nu s-a încuviinţat executarea provizorie) aceasta pierde
dreptul d e a m ai form ula apel principat îm potriva soluţiilor din dispozitiv, însă nu şi drep
tul de a prom ova apel incident.
5. Instanţa la care se dep u n e. Apelul incident se depune la p rim a instanţa, odată cu
întâm pinarea la apelul principal [art. 474 alin. ( ! ) N CPC], în cadrul procesului în care se
ju d e că apelul făcu t d e partea potrivnică; sancţiunea ce intervine pentru nerespectarea
acestei norm e este nulitatea, dispoziţiile art. 471 alin. (1) fiind aplicabile prin analogie.
P e rio a d a tra n zito rie. Dat fiind faptul că potrivit art. XIII din Legea nr. 2/3013 pri
vind unele m ăsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregă
tirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, pregătirea
dosa ru lui de apel de către instanţa a că re i hotărâre s e atacă se va aplica p ro cese lo r p o r-
111A s e v e d e a ş i c o m e n t a r iile d e la a r t , 4 7 4 .
8 8 * C A ffM S » NeSftILĂ
T î l L I L II. C Ă I I E O E ATAC A rt. 473
nite începând cu data de 1 ianuarie 2 0 1 6 , rezu lt! că pentru procesele iniţiate în intervalul
cuprins de Io data in trâ rîi în vigoare a n o u lu i c o d ş i p â n â la 31 decem brie 2015 aceostâ
obligaţie procedurală va f î îndeplinită de instanţa de apel, sens în care prevede art. XV
din aceeaşi lege.
Consecinţa acestei reglem entări tranzitorii este aceea că, în perioada m enţionată,
a pelul incident ş i a pelul provocat se vo r depune la instanţa de apel, ia r nu la instanţa a
cărei hotărâre se atacă.
6. Caracterul accesoriu al apelului incident In raport cu apelul principal. Articolul
472 alin. (2) N CPC stabileşte dependenţa so lu ţie i dote apelului incident de sotuţio dată
de instanţă a p elului p rin cip a l.
Dacă apelantul principal îşi retrage apelul sau acesta este respins ca tardiv, ca inad
m isibil ori pentru alte m otive care nu im p lic i cercetarea fondului (anulat ca netim brat,
ca nesem nat, ca fiind prom ovat de o persoană fără calitate de rep rezen tan tele.), apelul
incident ră m â n e fă ră efect, deci va fi respins ca răm as fără obiect; în acest context, sem
nalăm o inadecvare a sancţiunii indicate pentru apelul principal (respingerea ca tardivă
a acestuia}, la soluţia n u lită ţii prevăzută de art. 185 alin. (1) partea finală NCPC pen
tru actul de procedură efectuat peste term en; de asem enea, art. 472 alin. (2) ignoră şi
dispoziţiile art. 463 alin. (1) care definesc achiesarea la hotărâre ca fiind reprezentată
de renunţarea unei părţi la calea d e atac (pe care a exercitat-o deja, în acest caz), iar
nu retragerea căii de atac, form ulare uzitată în doctrina anterioară pentru desem narea
actului procedural de dispoziţie al părţii având ca obiect apelul, în absenţa unei dispoziţii
speciale exprese în vechiul cod cu un atare conţinut.
COMENTARIU
1. Titularul apelului provocat. în cazul apelului provocat, are calitate procesua lă
activă, de asem enea, intim atul din apelul principal, însă calitatea p ro cesu a la pasivă
aparţine altui intim at (care poate fi un coparticipant având aceeaşi calitate procesuală
cu titularul apelului provocat) sau unei persoane care a figurat în prim ă instanţă şi care
nu este parte în apelul principal, dacă apelul principal a r f i d e natură să producă efecte
asupra situaţiei sale ju rid ice în proces.
2. Form a apelului provocat. Textul prevede, în aplicarea regulii d e la art. 148 NCPC
cu privire la form a cererilor adresate instanţei şi în plus faţă de reglem entarea anterioară
(art. 2931 C P C 1865), că apelul provocat va trebui form ulat în scris de intim at, cererea
fiind supusă condiţiilor de form ă prevăzute de art. 470 NCPC.
3. Interesul d e a fo rm u la apel provocat. Intim atul este în drept să declare apel pro
vocat atunci când adm iterea a p elului p rin cip a l ar fi d e natură să provoace consecinţe
asupra situ a ţie i sa le ju rid ice în proces, astfel că prin prom ovarea lui intim atul urm ăreşte
să evite riscul d e a i se agrava situaţia în proces în cazul în care s-ar schim ba sentinţa ca
urm are a adm iterii apelului principal111.
în tru câ t interesul intim atului d e a form ula apel provocat se naşte la m om entul luării
la cunoştinţă de declararea apelului principal, noul Cod de procedură civilă prevede că
apelul provocat poate fi form ulat după îm plinirea term enului de apel.
4. Term enul d e fo rm u lare. în ce priveşte term enul de form ulare a apelului provocat,
soluţia norm ativă este aceeaşi cu cea reglem entată de legiuitor pentru apelul incident,
şi anum e apelul provocat se depune în 15 zile de la data com unicării o p elu lui principal,
astfel cum rezultă din interpretarea coroborată a prevederilor art. 4 7 4 alin. (1) şi art. 471
alin. (5) NCPC"1.
C O M E N T A R IU
1. D epun erea odată cu în tâ m p in a re a . Legea stabileşte în sarcina intim atului care
intenţionează să form uleze o cerere de aderare la apel, fie su b form a apelului incident,
fie a apelului p ro vo ca t obligaţia de a form ula în scris cererea şi de a o depune odatâ cu
întâm pinarea ia a pelul p rin cip a l [art. 474 alin. (1)].
2. N atura term en u lu i. San cţiu n ea ne respectării te rm e n u lu i prevăzut de lege p e n
tru fo rm u larea a p e lu lu i in cid en t şi a a p e lu lu i provocat. C h iar dacă nu se indică în mod
expres un term en fix, această dispoziţie consacră un term en legal, abso lu t ş i perem pto
riu, înăuntrul căruia trebuie form ulate apelul incident şi apelul provocat; având în vedere
că pentru depunerea întâm pinării la apelul principal, art. 471 alin. (5) stabileşte un ter
m en fix - cel m ult 15 zile de la data com unicării cererii de apel, respectiv a m otivelor
apelului principal (ce rezultă din procesul-verbal de îndeplinire a procedurii com unicării
actelor de procedură m enţionate) - , rezultă că în acelaşi term en va trebui form ulat şi
apelul incident sau apelul provocat.
Ca efect al concom itenţei depunerii întâm pinării la apelul principal cu depunerea
apelului incident sau provocat, rezultă că apelul incident şi apelul provocat se depun la
prim a instanţa, respectiv instanţa a cărei hotărâre s e apelează, sub sancţiunea nulităţii,
astfel cum dispune art. 471 alin. (1) NCPC.
S e poate constata că art. 471 alin. (5) stabileşte în sarcina prim ei instanţe obligaţia de
com unicare atât a cererii de apel. cât şi a m otivelor apelului principal'91.
Cu referire la m otivarea apelului principal, trebuie observat că regula este cea pre
văzută de art. 4 7 0 alin. (1) lit. c) NCPC, anum e că m otivele d e fa p t şi de drept pe care se
întem eiază apelul trebuie arătate prin cererea d e apel; în această situaţie, intim atului îi
vo r fi com unicate concom itent cererea de apel şi m otivele apelului principal.
în să , m otivarea apelului principal poate avea loc în mod valabil într-un alt term en
d e c lt cel pentru declararea apelului [term enul de declarare a apelului curge de la o altă
dată d e c lt cea a com unicării hotărârii, caz în care term enul pentru m otivarea căii de atac
va curge d e la com unicare, potrivit art. 470 alin. (5) N CPC]; în acest caz, prim a instanţă va
com unica su ccesiv cele d o u l acte de p ro c e d u ri intim atului din apelul principal.
Pe de a lt l parte, apelantul principal poate sâ n u proced eze Io m o tiva rea apelului
său, situaţie în care, deşi intervine sancţiunea decăderii din dreptul d e a m otiva calea de
a t a c - a r t . 4 7 0 alin. ( 3 ) - , instanţa de apel s e v a pronunţa, în fond, num ai pe baza celor
invocate la prim a instanţă (deci, nu susţinute prin m otive de apel), astfel cum prevede
art. 4 7 6 alin. (2) - ipoteza a p elului devolutiv.
Drept urm are, în ultim ele d o u l ipoteze intim atul din apelul principal, p rim in d num ai
cererea de apel, se poate afla în situaţia de a nu cunoaşte dacă apelantul principal va
îndeplini şi actul de p ro ce d u ri al m otivării căii d e atac fie pentru că legea prevede două
m om ente diferite pentru curgerea term enului de declarare şi de m otivare a apelului,
fie pentru c l acesta tinde la o devoluţiune totală în apel în condiţiile art. 476 alin. (2),
fie pentru că îndeplineşte cu întârziere obligaţia de a m otiva apelul, situaţie în care va fi
decăzut din dreptul de a m otiva apelul principal.
Or, în aceste cazuri, intim atul care intenţionează a prom ova apel incident sau provo
cat va fi ţinut a proceda la declararea apelului său în term enul de cel m ult 15 zile d e la
com unicarea cererii de apel p rin cip a l, potrivit art. 471 alin. (5) NCPC.
în cazul în care apelantul principal va proceda ulterior şi la depunerea valabilă a m oti
ve lo r apelului său [art. 470 alin. (5)], intim atul care a form ulat apel incident sau provocat
după com unicarea doar a cererii de apel principal se va afla în situaţia de a-şi fi exercitat
în mod diligent un drept pe care l-ar fi putut pierde; astfel, în ipoteza în care apelantul
principal nu va proceda şi la depunerea ulterioară a unor m otive de apel, pentru intim a
tu l care intenţionează form ularea unui apel incident sau provocat consecinţele decăderii
su n t ireversibile, în tim p ce pentru apelantul principal care a prom ovat un apel nem oti
vat devin aplicabile prevederile art. 4 7 6 alin. (2) NCPC, astfel în cât acesta nu va fi preju
diciat; după ce ia cunoştinţă de criticile apelantului principal, d a c i este cazul, intim atul
care a declarat deja apelul incident sau provocat după ce i-a fo st co m u n ica ţi cererea de
apel va putea să form uleze noi m otive în susţinerea apelului incident sau provocat, în
term en de 15 zile de la com unicarea m otivelor apelului principal. Totodată, treb uie sub
liniat c l dacă intim atul a procedat deja la depunerea apelului incident sau provocat şi,
ulterior, în condiţiile legii, i se com unică şi m otivele apelului principal, acesta nu se află în
situaţia de a fi încălcat un term en prohibitiv (sau dilatoriu). astfel încât nu su n t incidente
prevederile art. 185 alin. (2) N CPC, întrucât legea nu interzice efectuarea actului proce
dural m ai în ain te de îm plinirea term enului.
La fel ca în ipoteza oricărui term en legal, im perativ (perem ptoriu) şi absolut, depunerea
apelului incident şi a celui provocat cu depăşirea term enului atrage sancţiu nea decăderii
din dreptul d e a-l exercita, sancţiune guvernată de norm e de ordine publică [art. 185
alin. ( ! ) NCPC], astfel în cât ea poate fi invocată de oricare dintre părţi, de instanţă din
oficiu sau d e către procuror, dacă acesta participă la judecată, potrivit legii, şi nu ar
putea fi evitată decât în condiţiile art. 186 NCPC; pe de altă parte, în cazul coparticipării
procesua le [art. 6 0 alin. (2 )j, d a c i sancţiunea priveşte pe vreuna dintre părţile legate
printr-un raport de solidaritate sau indivizibilitate, decăderea nu va opera dacă cel puţin
una dintre ele a form ulat actul de procedură în term enul legal.
C O M E N T A R IU
1. Repartizarea ale ato rie a d o saru lu i. Regula repartizării aleatorii a cauzelor, fiind o
garanţie a procedurii echitabile, este aplicabilă atât la prim a instanţă [art. 199 alin. (2)|,
dar şi în apel (art. 475 alin. (1)], precum şi la instanţa de recurs [art. 493 alin. (1)] ori ?n
celelalte căi extraordinare de atac, contestaţie în anulare şi revizuire [art. SOS alin. (1) şi
art. 513 alin. (1)], care se soluţionează potrivit dispoziţiilor procedurale aplicabile ju d e
căţii finalizate prin hotărârea atacată.
Preşedinte instanţei de apel sau persoana desem nată de acesta, prim ind dosarul, va
dispune prin rezoluţie m ăsuri în vederea repartizării aleatorii ia un com plet de judecată.
în aplicarea acestei norm e de p ro ce d u ri, trebuie observate dispoziţiile art. 103*
alin. (1)~(3) din Regulam entul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, astfel
că această rezoluţie va avea ca obiect transm iterea dosaru lu i p e rso an ei desem nate cu
repartizarea aleatorie în vederea repartizării pe com plete.
Astfel, norm ele invocate prevăd că: „(1) D ispoziţiile art. 103a-103* se aplică pentru
activitatea prem ergătoare şedinţei de judecată în prim a instanţă, în m ăsura în care legea
nu dispune altfel. (2) La instanţa de apel şi la instanţa de recurs, dosarele având ca obiect
cererile de chem are în judecată introduse după intrarea în vigoare a C odului de proce
dură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, cu m odificările şi com pletările u lterio are.se
transm it persoanei desem nate cu repartizarea aleatorie în vederea repartizării pe com
plete. D ispoziţiile art. 93 alin. (1) şi (21) se aplică în mod corespunzător. (3) Dosarele
repartizate aleatoriu su n t transm ise preşedintelui com pletului de ju d e c a t! corespunză
tor, pentru stabilirea prim ului term en d e judecată".
2. Stab ilire a te rm e n u lu i de ju decată. Pricini urgente. Ulterior repartizării dosarului,
preşedintele com pletului de judecată va stabili term enul de ju d e ca tă care va fi de cel
m ult 60 de zile d e la data rezoluţiei preşedintelui instanţei d e apel.
A cest term en trebuie interpretat ca fiind unul de recom andare, întrucât trebuie pus
în relaţie cu gradul de încărcare a rolului instanţei respective, după cum acesta va trebui
să fie m ai scurt în pricinile urgente, în special cele pentru care legea prezum ă caracterul
urgent (art. 201 alin. (5) şi (6) fiind indicat ca norm ă de trim itere în conţinutul art. 475
alin. (2}j.
Noul cod de p ro ce d u ri prevede că stabilirea term enului de judecată este în sarcina
p reşedintelui de com plet, ceea ce constituie regula; în explrcitarea acesteia, art. 103s
alin. (4) din Regulam entul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti dispune că:
„în caz de absenţă a preşedintelui, stabilirea prim ului term en de judecată se face de unul
dintre ceilalţi m em bri a i com pletului, iar în situaţia absenţei tu tu ro r m em brilor com ple-
tu lui, d e către ju d ecă to ru l din planificarea de perm anenţă".
Articolul 475 alin. (2) face trim itere la prevederile art. 201 alin. (5) şi (6) NCPC, apli
cabile tn mod corespunzător în apel. A şa fiind, în pricinile urgente term enul de judecată
urm ează a se stabili ţinând seam a de circum stanţele acelor cauze, sens în care vo r tre
bui fixate term ene m a i scurte (art. 201 alin. (5)], pe când în cazul în care una dintre părţi
dom iciliază în străinătate, term enul ce se va stabili va fi m a i îndelungat, dar rezonabil, în
raport cu îm prejurările cauzei [art. 201 alin. (6)].
3. C itarea părţilor. A lte m ăsuri pregătitoare ju d e că ţii. Fixând term enul d e judecată,
preşedintele com pletului va dispune citarea părţilor.
Ca atare, având în vedere că actele d e proced ură efectuate de părţi în legătură cu
învestirea instanţei de apel - form ularea apelului principal, a apelului incident, a celui
provocat, întâm pinările, răspunsurile la întâm pinări ia care părţile sunt obligate prin dis
poziţiile legii - au fo s t deja com unicate de către instanţa a cărei hotărâre s e apelează,
în tem eiul prevederilor art. 471 NCPC, norm a stabileşte doar obligaţia preşedintelui de
com plet de a dispune citarea părţilor.
însă, având în vedere denum irea m arginală a acestui text - pregătirea ju decăţii ap e
lului apreciem că ori d e câte ori se va constata că prim a instanţa nu a dispus efectuarea
tu tu ro r co m u nicărilo r prevăzute de art. 471 NCPC deoarece fie prim a instanţă a om is,
fie aceste acte de procedură au fost transm ise de părţi în afara unui term en util realiză
rii com unicărilor, preşedintele com pletului va dispune com plinirea acestora până la ter
m enul pe care îl va fixa, ch iar dacă ulterior ar fi incidente anum ite sancţiuni procedurale
pentru depăşirea term en elo r legale.
Totodată, cu acelaşi prilej, se poate constata că una sau unele dintre părţi au form u
lat anum ite cereri incidentale referitoare la anum ite obligaţii procesuale ale acestora (de
exem plu, cereri în legătură cu obligaţia de tim brare a cererii de apel), astfel încât term e
nul de judecată se va fixa şi în considerarea soluţionării acestora, dacă acestea nu au fost
soluţionate de prim a instanţă (conform art. 13 din O.U.G. nr. 51/2008).
în ce priveşte stabilirea ca d ru lu i p rocesu a l în a p e i la acest m om ent al pregătirii ju d e
căţii apelului, rezultă că preşedintele com pletului sau cel care îl înlocuieşte în condiţiile
regulam entului de ordine interioară va dispune citarea apelantului principal, a intim a
tului sau intim aţilor vizaţi d e criticile form ulate prin m otivele apelului principal (daca
acesta este m o tiva t în caz contrar urm ând a fi citaţi toţi cei care au avut calitatea de
părţi potrivnice apelantului, astfel cum acestea sunt reflectate în dispozitivului hotărârii
apelate, date fiind dispoziţiile art. 476 alin. (2) NCPC); va fi citat titularu l apelului inci
dent (care, în mod necesar, este intim at în apelul principal, astfel cum prevede art. 472
alin. (1), în tim p ce intim atul din apelul incident este însuşi apelantul principal]; în sfârşit,
atunci când este cazul, va fi citat şi titularul apelului provocat (de asem enea, intim at în
apelul principal), dar şi intim atul sau intim aţii vizaţi d e apelul provocat, care nu sunt părţi
în apelul principal, sens în care prevede art. 473 NCPC.
în consecinţă, dacă în cadrul dosarului prim ei instanţe au avut calitatea de părţi şi
alte persoane care nu au form ulat calea d e atac, în oricare dintre form ele sale, şi care nu
su n t vizate d e criticile susţinute în m otivele apelurilor form ulate, acestea nu vor m a i f i
citate în colea d e atac, întrucât nu sunt incluse în lim itele explicite sau im plicite ale devo-
iuţiunii din apel, faţă de acestea hotărârea intrând su b autoritatea de lucru ju d e ca t {spre
exem plu, fie s-a dispus scoaterea pârâtului din proces printr-o încheiere interlocutorie
în cursul judecăţii, în condiţiile art. 71 NCPC, fie prin sentinţa prim ei instanţe s-a dispus
respingerea cererii faţă de unul dintre pârâţi pentru lipsa calităţii procesuale pasive; dacă
această m ăsură sau dispoziţie a instanţei nu va fi criticată prin m otivele apelurilo r for
m ulate, pârâtul nu va m ai fi citat în calea de atac, cu excepţia cazului unui apel principal
nem otivat în care lipsa de calitate procesuală pasivă a fost reţinută ch iar prin dispozitivul
sentinţei etc.).
Această soluţie nu contravine nici ipotezelor în care are loc întreruperea term enului
de apel şi nici derogărilor perm ise de lege în etapa apelului în ce priveşte cadrul pro
cesual su b raport subiectiv, derogări ce intervin însă în cursul ju decăţii în apel, iar nu
m om entul pregătirii ju decăţii apelului111.
P e rio a d a tra n zito rie. în cazul proceselor pornite între data intrării în vigoare a nou
lui cod şi data de 31 decem brie 2015, pentru acest segm ent de obligaţii procedurale ale
1,1 Pentru mai m u lte detâlii, a se vedea şi comentariile de la ert, 469 ţi art. 478.
instanţei de apel stabilite prin dispoziţiile art. 475 alin. (1) şi (2) N CPC vo r fi aplicabile
prevederile art. XV alin. (6)-(9) din Legea nr. 2/2013.
Astfel, în term en de 3 ziie de ia data depunerii ră spu n su lui la întâm pinare, ju d ecă to
ru l fixea ză p rin rezoluţie p rim u l term en de judecatâ, care va f i de ce i m u lt 6 0 de zile de
la data rezoluţiei, dispunând citarea pârţilor; d a c i intim atul nu a depus întâm pinare în
term enul p re v l 2u t de art. X V alin. (3) sau, după caz, apelantul nu a com unicat răspuns la
întâm pinare în term enul prevă 2ut la alin. (4), la data expirării term enului corespunzător,
judecătorul fixează prin rezoluţie prim ul term en de judecată, care va fi de cel m ult 6 0 de
2ile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor; art. XV alin. (8) prevede că dispoziţi
ile art. 201 alin. (5) şi (6) N CPC se aplică în mod corespunzător.
4. So lu ţio n area tu tu ro r a p e lu rilo r declarate îm p o triva a ce le ia şi hotărâri d e către
co m p letu l m ai în tâ i In v e s tit Articolul 475 alin. (3) prevede regula soluţionării apeluri
lor principale şi a cererilor d e aderare la apel de către acelaşi com plet, şi anum e com
pletul m ai întâi învestit, indiferent dacă acesta este învestit cu soluţionarea uneia dintre
cererile d e aderare la apel îm potriva soluţiei prin care prim a instanţa s-a dezînvestit (în
acelaşi sens este şi art. 9 6 2 din Regulam entul de ordine interioară al instanţelor judecă
toreşti).
în tru câ t norm a perm ite observarea regulii pentru care legiuitorul a optat (soluţiona
rea apelurilo r d e com pletul m ai întâi învestit), pentru identitate d e raţiune, aceasta va
trebui aplicată şi în cazul în care cel dintâi com plet a fost învestit cu soluţionarea unui
apel declarat îm potriva hotărârilor prin care prim a instanţă a soluţionat una dintre cere
rile form ulate în tem eiul art. 442-444 NCPC, iar celălalt a fost învestit cu soluţionarea
apelului principal, incident sau provocat; şi în cazul în care instanţa este învestită cu solu
ţionarea unor apeluri prom ovate în condiţiile art. 4 4 6 N CPC (fără a se fi form ulat apel şi
îm potriva hotărârii îndreptate, lăm urite sau com pletate), pentru soluţionarea acestora
se aplică aceeaşi regulă a com pletului m ai întâi învestit.
5. Trim iterea d o saru lu i pe cale a d m in istrativă. Trim iterea dosarului de la com pletul
învestit în urmă la cel învestit mai întâi se va face pe cale adm inistrativă, aceasta însem
nând că poate fi dispusă ch iar prin rezoluţie, dacă o atare îm prejurare este cunoscută
preşedintelui de com plet la m om entul dispunerii m ăsurilor pentru pregătirea şedinţei,
sau u lterio r după fixarea term enului, prin încheiere.
De altfel, un asem enea aspect ar trebui sem nalat preşedintelui de com plet prin re/e-
ro tu i ce se întocm eşte de către persoana desem nată cu repartizarea aleatorie din care
ar trebui „să rezulte că pe rolul instanţei există alte dosare având aceleaşi părţi şi acelaşi
obiect sau o parte dintre obiectele acestora sunt identice cu a le dosarului în care se iau
m ăsurile necesare în scopul pregătirii şedinţei d e judecată" după cum va trebui dispusă
chiar atosorea dosarelor indicate în referat, sens în care prevede în mod expres art. 97
alin. (3) din Regulam entul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti.
Com pletul m a i în tâ i învestit v a fi cel care a prim it cauza prim ul, prin repartizare alea
torie, în raport cu data înregistrării dosarului în sistem ul inform atic al instanţei de apel.
O asem enea trim itere adm inistrativă a dosarului nu va putea fi criticată în căile de
atac, date fiind prevederile art. 465 NCPC, aceasta fiind o sim plă m ăsură de adm inistrare
judiciară.
P e rio a d a tra n zito rie . Pentru procesele pornite în tre data intrării în vigoare a codului
şi data d e 31 decem brie 2015, a r t X V alin. (9) din Legea nr. 2/2013 prevede că dispoziţiile
art. 475 alin. (3) N CPC rom ân aplicabile.
C A R M g N N SG R ILÂ 895
A rt. 476 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
A r i* 47Q* E fectu l d evolu liv a l ap elu lu i. (1) A pelul exercitat în term en pro
voacă o nouă judecată asupra fondului, instanţa de apel statuând atât în fapt, cât
şi în drept.
(2) în cazul în care apelul nu se m otivează ori m otivarea apelului sau întâm pi
narea nu cuprinde m otive/m ijloace de apărare sau dovezi noi, instanţa de apel se
va pronunţa, în fond, num ai p e baza celor invocate la prim a instanţă.
(3) P rin apel este posibil să nu se solicite ju d ecata în fond sau rejudecarea, ci
anularea hotărârii de prim ă instanţă şi respingerea ori anularea cererii de che
m are în judecată ca urm are a invocării unei excepţii sau trim iterea dosarului la
instanţa com petentă.
C O M E N T A R IU
1. N oţiun e. Apelul are un caracter devolutiv, în sensul că, daca este exercitat în ter
m en, provoacă o nouă judecatâ asupra fondului, fiind readuse tn faţa Instanţei d e control
ju d icia r toate problem ele de fapt şi de drept ce au făcut obiectul dezbaterilor la prim a
instanţă.
Astfel, instanţa de apel va verifica soluţia atacată atât din punct de vedere al tem ei
niciei, statuând dacă situaţia de fapt reţinută prin hotărâre este concordantă cu probele
ad m in jstrate în cauză şi a fo st corespunzător stabilită, după cum hotărârea apelată este
verificată şi su b aspectul legalităţii, respectiv daca prim a instanţa a identificat, interpretat
şi aplicat corect norm ele de drept m aterial incidente situaţiei de fa p t d eduse judecăţii.
2. D u b lu l grad d e ju risd icţie . Având în vedere caracterul devolutiv al apelului, atunci
când este prevăzută de lege, această cale de atac asigură părţilor un dublu grad de ju ris
dicţie.
însă principiul dublului grad de ju risd icţie nu are o valoare constituţională, după cum
nici art. 6 parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor om ului nu pretinde în m ate
rie civilă dublul grad de jurisdicţie, astfel în cât leg iu ito ru l o rd in a r p o a te sup rim a oricând
d rep tu l lo apel în anum ite pricini*1'.
Această posibilitate a fost folosită şi în concepţia noului cod, suprim ându-se drep
tul la apel pentru anum ite hotărâri, însă cu m ai m are m oderaţie, astfel în cât apelul este
reglem entat şi în prezent în considerarea caracterului său de cale de a ta c com una, o b iş
nuită.
Nu este inutil a se face precizarea că acest caracter de cale de atac com ună este subli
niat o dată în plus prin dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare
a noului Cod de procedură civilă121.
3. Se m n ificaţia m o tive lo r d e a p e l. C aracterul d e vo lu tiv al a p e lu lu i în lipsa lor. în tru
cât apelul este o cale d e atac, apelantul are obligaţia d e a dezvolta criticile sale în fapt
şi în drept faţă de m odul în care s-a desfăşurat judecata la prim a instanţa sau faţă de
hotărârea atacat!, iar nu să reîa cele susţinute Id prim a instanţă, prin m otivele de dpel
fixându-se lim itele în care va avea loc ju d eca ta în calea de atac.
Dacă nu procedează însă la m otivarea apelului, apelantul nu va m ai putea invoca în
faţa instanţei de apel alte m otive, m ijloace de apărare sau dove 2i d e c lt cele d e care s-a
prevalat ta prim a in sta n ţl, caracterul devo lutiv a l a p elu lu i fiind expres consacrat prin
prevederile art. 4 7 6 alin. (2)1*1.
în consecinţă, în cazul ne m otivării apelului devoluţiunea în apel va opera cu privire la
întreaga cauză, astfel în c lt instanţa va rejudeca p ricin a su b toate a spectele sa le, atât în
fapt, cât şi în drept, analizând nu num ai cererile form ulate la prim a instanţă de apelant,
ci şî apărările invocate de partea potrivnică cu privire la pretenţia dedusă judecăţii, dar
cu circum stanţierile ce urm ează.
Astfel, apreciem că devoluţiunea într-un apel nem otivat de partea care a declarat
cai ea de atac nu p o a te f i nelim itată, ci judecata într-un astfel de apel este supusă lim itelor
generale decurgând din interpretarea sistem atică a dispoziţiilor ce guvernează m ateria
apelului, pentru că, în caz contrar, s-a r ajunge la crearea unei situaţii mai favorabile pentru
apelantul care nu a m otivat calea de atac decât pentru apelantul care şi-a conform at
conduita dispoziţiilor legale ş ia procedat la form ularea unor critici concrete, în term enul
legal, îm potriva hotărârii pe care o atacă, ceea ce nu ar fi echitabil.
în cazul unui apel nem otivat nu se poate opera cu criteriul legal prevăzut de art. 477
N CPC (lim itele efectului devolutiv determ inate de ceea ce s-a apelat), în tim p ce criteriul
prevăzut d e art. 478 N CPC (lim itele efectului devolutiv determ inate de ceea ce s-a supus
ju decăţii la prim a instanţă), singular, nu oferă o soluţie pentru stabilirea lim itelo r ju d e
căţii într-astfel de apel.
în să , art. 461 alin. (1) NCPC prevede c l apelul se îndreaptă îm potriva soluţiei cuprinse
în dispozitivul hotărârii; în m od evident a pelul d o a r îm potriva con sideren telor reglem en
tat d e art. 461 alin. (2) nu este com patibil c u un apel nem otivat deoarece presupune dez
voltarea anu m ito r raţionam ente prin care s l se com bată considerentele h o tlrâ rii ape
late, aşadar, conceperea unor m otive d e apel, în term enii acestei norme.
Ca atare, co n sid e rlm că lim itele devoluţiunii apelului n em o tiva t su n t cele prevâ 2 ute
de art. 461 alin. ( 1 ) coroborate cu art. 4 7 7 alin. ( 1 ) NCPC, astfel c l instanţa de apel va
analiza legalitatea ş i tem einicia so lu ţiilo r ce se reflectă fn dispozitiv, dar, im plicit ş i o con
sid erentelo r decisive ş i decizorii, care susţin soluţia p ro n u n ţa ţi şi care cuprind rezolvări
ale unor chestiuni litigioase, în legătură cu soluţia redată în dispozitiv; pe d e altă parte,
date fiind şi prevederile art. 430 alin. (2) NCPC, apelul nem otivat, întocm ai ca apelul
m otivat declarat îm potriva dispozitivul h o tlrâ rii, antrenează în mod im plicit în sarcina
instanţei d e apel obligaţia de a cenzura şi considerentele m enţionate121.
Totodată, această concluzie este susţinută şi d e prevederile art. 476 alin. {2) care
prevăd că instanţa d e apel se va pronunţa, în fo n d , num ai pe baza celo r invocate la
prim a instanţă. Aceasta nu înseam nă c l instanţa d e apel se va pronunţa întotdeauna
asupra fondului raportul ui ju rid ic litigios, ci doar atunci când soluţia din dispozitiv a dat o
astfel de dezlegare; în egală m ăsură, soluţia apelată poate fi dată pe cale de excepţie, iar
pronunţarea instanţei de apel, în fond, va presupune statuarea cu privire la tem einicia şi
legalitatea excepţiei reţinute de prim a instanţă.
O a lt l consecinţă în apelul nem otivat [devolutiv, în condiţiile art. 476 alin. (2)]
este aceea că instanţa d e a p e l nu va putea ce m u ra neregulile proced u rale de naturâ
a -l f i vătăm at p e apelant, întrucât nulitatea re la tiv i poate fi invocată num ai d e partea
interesată, astfel cum prevede art. 178 alin. (2), deci, d e către apelant, prin m otivele de
apel, dacă nu era decăzut din term enul de invocare a nulităţii1'1; însă, instanţa de apel
va putea să invoce m otive de ordine publică ch iar şi tn apelul n e m o tiv a t dispoziţiile
art. 479 alin. (1) te 2a finală fiind pe deplin aplicabile; în sfârşit, nici dezlegarea dată de
prim a instanţă unor excepţii ori altor incidente procedurale în cuprinsul unor încheieri
interlocutorii nu va putea fi cenzurată în ipoteza apelului devolutiv în condiţiile
art. 476 alin. (2) NCPC, ch iar dacă prim a instanţă a soluţionat excepţii de ordine publică,
asem enea dezlegări intrând sub autoritatea de lucru judecat prin faptul necriticării lor.
4. A p elu l nedevolutiv, Articolul 476 alin. (3) NCPC stabileşte situaţiile în care apelul
nu are caracter devolutiv.
Astfel, atunci când prin apel nu se solicită judecata în fond sau rejudecarea, ci doar
anularea hotărârii p rim ei instanţe ş i respingerea o ri anularea cererii de chem a re în ju d e
cata ca urm are a invocării unei excepţii sau trim iterea dosarului la instanţa com petentă,
apelul este lipsit de caracter devolutiv.
Norm a are în vedere ipoteza unui apel m otivat, întrucât în term enii norm ei apelan
tul „nu solicită judecata în fond sau rejudecarea", astfel că prin criticile form ulate acesta
invocă o excepţie de o rd in e p u b lică (care ar putea fi susţinută pentru prim a dată prin
m otivele d e apel) sau reiterează o excepţie procesuală respinsă de prim a instanţă (care
poate fi şi de ordine privată); ca atare, dacă instanţa de apel va constata că aceasta este
întem eiată, va adm ite apelul, va dispune anularea hotărârii prim ei instanţe şi va da efi
cienţă excepţiei, în sensul respin gerii ori a n u lă rii cererii de chem are în judecată pe calea
acestei excepţii sau trim iterii dosarului la instanţa com petentă.
Soluţia apelată în aceste condiţii poate să fie atât o hotărâre prin care s-a dat o rezol
vare p e fo n d raportului ju rid ic litigios, caz în care apelantul nu cere rejudecarea, cât şi o
hotărâre pronunţată pe cale de excepţie, situaţie în care, în ipoteza acestui apel nedevo
lutiv, apelantul nu cere judecata pe fond.
Indiferent d e conţinutul hotărârii apelate, prin acest apel se valorifică o excepţie p ro
cesuală care poate conduce la anularea hotărârii atacate, ceea ce este posibil chiar în
cazul în care soluţia prim ei instanţe este pronunţata prin adm iterea unei alte excepţii,
prin apel invocându-se o excepţie prioritară în ordinea de soluţionare a excepţiilor pro*
cesuale sau criticându-se respingerea unei asem enea excepţii d e prim a instanţă [fie prin
hotărârea de dezînvestire, fie printr-o încheiere interlocutorie pronunţată în cursul ju d e
căţii, întrucât o b iect al apelului pot fi şi încheierile prem ergătoare - art. 466 alin. (4)].
Părţile însă vo r trebui să facă uz cu circum specţie de posibilitatea exercitării unui ase
m enea apel, pentru că, în cazul în care instanţa de apel constată cara cteru l neîntem eiat
a l excepţiei susţinute prin m otivele de apel, confirm ând soluţia prim ei instanţe, apelan
tul nu m ai are posibilitatea de a form ula şi alte critici, ulterior, îm potriva aceleiaşi soluţii,
printr-un alt apel, dată fiind unicitatea căii de atac şi term enii în care este ea reglem en
t a t ă - a r t . 460 alin. (1) N C P C
în plus, dacă s-a declarat acest apel nedevolutiv, după constatarea caracterului
nefondat al criticilor dezvoltate d e apelant, instanţa de apel nu va putea recurge la apli
carea dispoziţiilor art. 476 alin. (2), întrucât nu a fost învestită cu un apel nem otivat, ci cu
lu l . C . C J . , s . I c iv . , d e c . c iv , n r . 7 0 6 3 / 2 0 1 2 , n e p u b l i c a t â .
C O M E N T A R IU
1. Tantum d e vo lu tu m quantum o pefla tum . în ţe le s. Deşi apelul este o cale devolutivă
de atac, provocând o nouă judecată asupra fondului, el are doua lim itări reglem entate
prin dispoziţiile art. 477 şi art. 478 N C P C
Articolul 477 dă valoare norm ativă regulii tantum devolutum quontum apellatum .
Aceasta sem nifică faptul ca instanţa de apel va fi ţinută sâ ju d ece în lim itele criticilo r fo r-
m ulate p rin m otivele d e Opel, reluând judecata asupra fondului, dar nu asupra tuturor
problem elor de fapt şi de drept invocate în faţa prim ei instanţe, ci d o a r cu privire la ace*
lea criticate de a p e la n t11.
Urnitele efectului devolutiv determ inate de ceea ce s-a apelat presupun ca instanţa
de apel sâ se raporteze la criticile apelantului şi să nu rejudece cauza dincolo d e aceste
lim ite, dar, în acelaşi tim p, vo r trebui evoluate ş i toate o p a ră rile invocate d e adversar,
deoarece num ai în acest fel de poate spune că ceea ce s-a apelat se rejudecă în fondUJ.
Totodată, pentru a se determ ina lim itele apărărilor intim atului ce vo rtre b u i analizate
în apelul cu care instanţa este învestită, se va verifica dacă acesta nu se afla în situaţia de
a form ula apel incident sau apel provocat ori chiar apel principal.
Spre exem plu, reclam antul a form ulat o acţiu ne în restituirea unui îm p ru m u t acordat
printr-un în scris sub sem nătură privată, iar pârâtul a invocat prin întâm pinarea form ulată
la prim a instanţă com pensaţia în condiţiile art. 1616 NCC; prin sentinţă, prim a instanţă
a respins pe fond pretenţia reclam antului, iar acesta a form ulat apel principal îm potriva
soluţiei; în apelul reclam antului, instanţa de apel va fi ţinuta să analizeze şi apărarea
pârâtului constând în invocarea com pensaţiei, pârâtul neaflându-se în situaţia de a for*
m ula cerere de aderare la apel şi, cu atât m ai puţin, apel principal.
în cazul în care aceeaşi acţiu ne în restituirea îm prum utului a fo st respinsă la prima
instanţă, iar instanţa a respins prin hotărâre sau printr-o încheiere prem ergătoare
şi excepţia prescripţiei dreptului m aterial la acţiune invocată d e pârât, acesta va fi în
situaţia de a repune în discuţie excepţia prescripţiei doar prom ovând un apel incident
(ori principal), în absenţa căruia instanţa de apel, în aplicarea art. 477 alin. (1), nu ar fi
'*• C.A . B u cu reşti, s. a 111*3 civ., d e c. nr. 2 1 5 3 /1 9 9 7 , în M , Tabarcâ, D rep t p ro cesu al civil. vo i. II, 2 0 0 $ , p. AA.
1311.C.C.J., s I c iv , d e c. n r 2 7 3 /2 0 1 2 , nepublicată.
acţiunii, a fost respinsă ca neîn tem eiat! de prim a instanţă, reţin I n du-se com pensaţia
cu o creanţă a pârâtului debitor îm potriva reclam antului, într-un cuantum egal cu sum a
îm prum utată de la acesta; apelantul-redam an t form ulează critici d o a rîm p o triva soluţiei
date de prim a instanţă cu privire la respingerea capătului principal de cerere, susţinând
în tem eiul art. 1618 lit. a) N CC că este exclusă com pensaţia, astfel că, dacă apelul va fi
adm is, instanţa de ape! va trebui să soluţioneze şi capătul d e cerere accesoriu cu privire
la acordarea dobânzilor, iar nu num ai pe cel principal cu privire la obligaţia de restituire
a îm prum utului;
c) ori, dacă cererea de restituire a îm prum utului a fost adm isă doar în parte, fiindu-i
acordate reclam antului cheltuieli de judecată proporţional cu partea din cerere adm isă,
iar apelul reclam antului cu privire la restituirea sum ei integrale a fost adm is, Instanţa
va trebui să soluţioneze ţi capătul d e cerere accesoriu privind restituirea in te g ra li a
cheltuielilor de judecată solicitate de reclam ant la prim a instanţă, ch iar dacă acesta nu a
form ulat critici explicite cu un asem enea obiect;
d) art. 918 N CPC păstrează caracterul obligatoriu al cererilor accesorii în procedura
divorţului cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti asupra copiilor m inori, la contri
buţia părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, precum şi la num ele pe
care soţii îl vo r purta după divorţ, ceea ce sem nifică faptul că instanţa va trebui să se
pronunţe asupra acestor cereri accesorii, chiar dacă nu s-au form ulat prin cererea de
divorţ; or, această obligaţie a instanţei se reportează şi instanţei de apel, ch iar dacă prin
m otivele d e apel unul dintre soţi form ulează critici doar cu privire la soluţia dată asupra
divorţului;
e) în ca 2ul coparticipării procesuale forţate sau obligatorii, caracterul exten siv al acte
lor de procedură favorabile coparticipanţilor decurge c h la rd in m odalitatea de reglem en
tare a acestei instituţii procesuale, cuprinsă în art. 60 alin. (2) N CPC; caracterul extensiv
al apelului nu va funcţiona însă în cazul unei coparticipări procesuale facultative;
f) alteori în să , această dependenţă a cererii rezultă ch iar din regim ul ju rid ic al unor
cereri incidentale, precum cererile de intervenţie form ulate în interesul uneia dintre păr
ţile cauzei sau pentru sprijinirea apărării uneia dintre ele (art. 61 alin. (3)]; în acest din
urm ă caz, subordonarea cererii este consacrată prin soluţii exprese de către legiuitor -
respingerea ca neavenită a căii de atac declarate de intervenientul accesoriu, ?n absenţa
prom ovării căii de atac de către partea pentru care a intervenit în proces, astfel cum pre
ved e art. 67 alin. (4) NCPC; aplicarea aceluiaşi principiu va trebui făcută şi în apelul părţii
în favoarea căreia intervenientul accesoriu a intervenit, astfel că, dacă apelul va fi adm is,
instanţa de apel va trebui să statueze şi asupra cererii incidentale.
Apreciem însă că este excesivă aplicarea caracterului exten siv al apelului în ipoteza
unei cereri incidentale a intim atului form ulate la prim a instanţă.
De exem plu, cererea principală a reclam antului a fost respinsă la prim a instanţă, fiind
respinsă ca răm asă fără o b iect şi cererea de chem are în garanţie form ulată d e pârât; or,
în apelul reclam antului, dacă acesta va fi adm is, nu va opera caracterul extensiv al ape
lului întrucât, deşi soluţia ce se va da cererii d e chem are în garanţie este dependentă de
partea din hotărâre apelată (cererea principală), intim atul are obligaţia form ulării unui
apel principal sau apel provocat îm potriva intim atului pe care el însuşi l-a introdus în
cauză prin cererea de intervenţie forţată, şi anum e cererea d e chem are în garanţie pen
tru ipoteza în care a r cădea în pretenţii; o atare soluţie rezultă din interpretarea sistem a
tică a textelor din m ateria apelului.
în mod similar, când prim a instanţă adm ite cererea d e chem are în judecată ţi adm ite
ţi chem area în garanţie form ulată de p l r l t ţi doar pârâtul este cel care declară apel, nu şi
cel c h e m a tîn garanţie de acesta, d a c i instanţa de apel adm ite apelul pârâtului ţi. schim
bând în parte sentinţa, respinge cererea de chem are în judecată, nu va putea dispune pe
tem eiul art. 477 alin. (1) şi cu privire la soluţia dată cererii de chem are în garanţie form u
late de pârât, întrucât cel c h e m a tîn garanţie trebuia să form uleze el în su ţi apel principal,
pentru că el nu are calitatea de intim at în apelul pârâtului ţi, ca atare, nu poate recurge la
prom ovarea unui apel incident sau provocat. Este identică situaţia în care prim a instanţă,
adm iţând o cerere de chem are în judecată form ulată îm potriva a doi pârâţi pentru o
obligaţie divizibilă, a dispus adm iterea cererii ţi obligarea fiecăruia dintre aceştia la par
tea sa din datorie; dacă form ulează apel num ai unul dintre pârâţi şi apelul va fi adm is,
instanţa nu va putea dispune, în baza art. 477 alin. (1), respingerea cererii form ulate şi
îm potriva pârâtului care nu a prom ovat apel principal.
Ca atare, considerăm că acest caracter exten siv al efectului devolutiv al apelului îşi
găseşte//m itarea în observarea poziţiei procesuale a apelantului, a cereri lor al căro r titu
lar este la prim a Instanţă, dar şi a p licâ n d testul a p elului principal, a l a p elu lu i in ciden t sau
a l ce lu i p ro vo ca t la care partea va trebui să recurgă atunci când so lu ţiile din dispozitiv
o privesc exclusiv (art. 461) sau când ea în săşi tinde la schim barea so luţiei (art. 472) ori
are pretenţii proprii îm potriva altui intim at sau a unei persoane care a figurat ca parte fa
prim a instanţă şi care nu este parte în apelul principal (art. 473), precum în cazul apelu
lui provocat.
D ispoziţiile art. 4 7 7 alin. (1) N CPC sunt incidente în cazul în care instanţa este înves
tită cu un a p e l m o tiva t (pentru că, în caz contrar, devoluţiunea este cea stabilită în ter
m enii art. 476 alin. (2) N CPC], precum ţi dacă nu se constată incidenţa art. 477 alin. (2)
NCPC.
4. D evolu ţiu nea to tală. Devoluţiunea totală în apel operează în cazul în care apelul
nu este lim itat doar la anum ite soluţii din dispozitiv ori atunci când se tinde la anularea
hotărârii sau dacă obiectul cauzei este indivizibil (art. 477 alin. (2) NCPC].
Norm a com entată are incidenţă, de asem enea, în ipoteza unui a pei m otivat de titu
larul său şi are trei ipostaze.
a) prin critici le form ulate, a p ela n tu l n u se lim itează d o a r la unele dintre soluţiile din
dispozitiv, astfel încât le c ritic i pe toate în m od explicit sau im plicit, ori nu este posibil a
se determ ina care dintre acestea sunt apelate ca urm are a unor am biguităţi sau im pre
cizii din cuprinsul m otivelor de apel, caz în care, în absenţa unor precizări lăm uritoare
a le apelantului, instanţa d e apel urm ează a constata că devoluţiunea o p e re a zi pentru
întreaga cauză;
b) cea de*a doua ipostază priveşte situaţia în care apelantul, prin criticile form ulate,
tinde la anularea hotărârii. Aceasta presupune că soluţia apelată este pronunţată fie
pe calea unei excepţii [caz în care anularea h o tlrâ rii ar fi urm ată de evocarea fondului
în apel, dacă excepţia a fost adm isă în m od gre ţit de prim a instanţă şi dacă părţile nu
au solicitat prin cererea d e apel trim iterea cauzei spre rejudecare la prim a instanţă -
art. 4 8 0 alin. (3)], fie a fo st pronunţată pe fond, d a r este incident un m otiv de nulitate a
hotărârii de prim ă instanţă, sens în care sunt dispoziţiile art. 480 alin. (3), (5) şi (6) NCPC.
Prin urm are, dispoziţiile art. 477 alin. (2) perm it ca, în cazul în care soluţia prim ei
instanţe este pronunţată pe calea unei excepţii, apelantul să form uleze critici d o a r cu
privire la adm iterea excepţiei de prim a instanţă, astfel în cât ţi în absenţa unor m otive
d e apei privind fondul devoluţiunea este una integrală, iar în cazul adm iterii apelului
instanţa de apel, Tn evocarea fondului (dacă evocarea fondului urm ează a se realiza ?n
apel), va rejudeca pricina $ub toate aspectele.
Nu trebuie a se confunda dispoziţiile art. 4 7 6 alin. (3) (a p e lu l n edevolutiv) cu preve
derile art. 477 alin. (2) {devoluţiunea în treg ii cauze), chiar d a c i prem isa ţinând d e con
ceperea m otivelor de apel priveşte, în am bele situaţii, îm prejurarea c i apelantul tinde la
anularea so luţiei apelate.
In prim ul caz, prin apelul nedevolutiv apelantul nu so lic iţi judecata în fond $au rejude
carea, ci tinde la anularea sentinţei prin susţinerea unei excepţii procesuale care poate
conduce la respingerea sau anularea cererii de chem are în judecată (în tem eiul excepţiei
prom ovate prin m otivele de apel) ori la trim iterea cauzei la instanţa com petentă (excepţia
în discuţie, în acest ultim caz, fiind o excepţie de necom petenţă a prim ei instanţe, in vo ca ţi
prin m otivele de apel, dacă este o excepţie d e ordine publică, sau criticată prin motive,
ca 2 în care necom petenţâ poate fi nu num ai de ordine p u b lici, dar şi d e ordine privată).
în situaţia apelului susţinut prin m otive susceptibile de încadrare în cea de-a doua
v a ria n ti le g a li din conţinutul art. 477 alin. (2), deşi apelantul tinde la anularea h o tirâ -
rii prim ei instanţe, finalitatea u r m ir it i nu este d u b la ţi şi d e cea a respingerii sau anu-
lir ii cererii de chem are în ju d e c a ţi pe calea unei excepţii ori d e trim itere a dosarului la
instanţa com petentă; dim potrivă, în acest caz, apelantul tinde la evocarea fo n d u lu i fie
de prim a instanţă (d a c i se cere trim iterea spre rejudecare), fie de instanţa de apel, d u p i
în litu ra re a n e re g u la ritiţilo r invocate prin m otivele de apel, conform so lu ţiilo r descrise
de art. 480 NCPC;
c) a treia ipostază a art. 477 alin. (2) în care operează devoluţiunea pentru întreaga
cau 2i priveşte situaţia unui o b ie ct indivizibil a i litigiului, astfel încât, indiferent de criti
cile apelantului, devoluţiunea va fi totală în ipoteza în care cauza raportului ju rid ic dedus
judecăţii este o obligaţie indivizibilă.
C O M E N T A R IU
1. Tantum d e vo lu tu m q u a n tu m îu d ica tu m . A rtico lul 4 7 8 N CPC dă valoare norm ativă
principiului tantum devolutum quantum iudicatum .
In prim ul alineat se enunţă regula n e sch im b irii în calea de atac a cadrului procesual
stabilit în faţa prim ei instanţe. Aceasta înseam n ă că nu poate fi m odificat cadrul proce
sual atât sub asp ect subiectiv, astfel în cât nu vo r putea fi introduse în cauză alte persoane
decât cele care au figurat ca p ir ţ i la prim a instanţă, dar nici extins sub asp ect obiectiv,
neputând fi form ulate cereri n o i de câtre părţile preexistente ale cauzei.
2. D erogări su b raport subiectiv. Regula com portă însă anum ite circum stanţieri, pen
tru că legea procesuală derogă în anum ite situaţii d e la aceasta.
Astfel, intervenţia p rin cip a lă sa u în interes propriu poate fi form ulată direct în
instanţa de apel, cu acordul expres al părţilor, astfel cum prevede art. 62 alin. (3) NCPC;
de asem enea, intervenţia accesorie poate fi făcută ch iar şi în căile extraordinare de atac,
astfel cum prevede art. 63 alin. (2), prin urm are cu atât mai m ult ea poate fi form ulată
în calea ordinară de atac; or, intervenientul principal sau accesoriu vo r com pleta, sub
raport subiectiv, cadrul procesual de la prim a instanţă.
Nu va constitui însă o lărgire a cadrului procesual su b raport subiectiv ipoteza în care
m oştenitorii legali sau testam entari (universali sau cu titlu universal) su n t introduşi în
proces, în tem eiul 22 alin. (3) NCPC, ca efect al transm iterii calităţii procesuale în urma
decesului uneia dintre părţi în cursul judecării apelului, conform art. 38 NCPC; similar,
este posibilă aplicarea în apel şi a dispoziţiilor art. 39 alin. (2) raportat la art. 22 alin. (3)
NCPC referitoare la transm iterea calităţii procesuale către un succesor prin acte în tre vii
cu titlu p articufarsau prin acte cu titlu particular pentru cauză de m oarte.
3. D erogări su b raport obiectiv. Noul Cod de procedură civilă prevede derogări şi în
ce priveşte cadrul obiectiv al ju decăţii în apel.
în acest sens, art. 478 alin. (5) dispune că se vo r putea cere dobânzi, rate, venituri
ajunse la term en şi orice alte despăgubiri ivite după darea hotărârii prim ei instanţe şi va
putea fi invocata com pensaţia legală.
M om entul în raport de care se apreciază caracterul d e cerere nouă în apel este cel al
pronunţării hotărârii apelate.
Potrivit textului invocat, pot fi cerute direct în apel dobânzile care cu rg ş i ra tele a
că ro r scadenţă se îm plineşte după pronunţareo sentinţei (iar nu înainte de pronunţarea
ei, pentru că, în acest caz, neacordarea lor totală sau în parte poate face obiect al criti
cilor în apel, solicitându-se acordarea acestora până la pronunţarea deciziei instanţei de
apel) şi num ai dacă aceste venituri accesorii au fo st cerute la prim a instanţă.
în ce priveşte despăgubirile ivite după pronu nţarea hotărârii, acestea trebuie să aibă
legătură cu ceea ce s~a judecat în prim ă instanţă.
în schim b, com pensaţia legală poate fi invocată direct în apel, indiferent de m om en
tul la care se pretinde că a operat, în ain te sau după pronunţarea hotărârii prim ei instanţe.
Com pensaţia legală poate avea o dublă ipostază: un m ijloc d e apărare nou care poate fi
invocat prin m otivele de apei, sens în care dispune art. 478 alin. (2) NCPC, dar şi cerere
nouă form ulată direct în apel, în tem eiul art. 478 alin. (5) NCPC, diferenţa fiind una sem
nificativă în planul soluţiilor ce se pot pronunţa în calea de atac. Astfel, ea va fi o cerere
nouă în apel atunci când apelantul-pârăt este creditorul unei creanţe pentru o sum ă
mai m are decât cea solicitată d e reclam ant prin cererea de chem are în judecată şi va fi
un m ijlo c de ap ă ra re ori de câte ori este invocată în lim itele pretenţiei adversarului, dar
până la concurenţa acesteia.
Cererile noi în apel enum erate anterior sunt la îndem âna părţii care a în vestit instanţa
de control ju d icia r cu soluţionarea căii de atac, prom ovând ap e lîn tr-u n a din form ele pre
văzute de lege, astfel că ele su n t incom patibile cu calitatea de intim at în faţa instanţei
de apel; prin urm are, reclam antul căruia i s-a adm is în to t acţiunea în restituirea unui
îm p ru m u t prin hotărârea prim ei instanţe nu va putea cere dobânzi pentru intervalul din
tre pronunţarea sentinţei şi pronunţarea deci 2iei instanţei d e apel în apelul prom ovat de
pârât, ci va trebui sâ re c u rg i la form ularea unui apel incident.
Şi în cadrul procedurii speciale a divorţului se d e ro g i de la regula analizată, sens în
care art. 916 alin. (3) N CPC prevede câ „în cazul în care m otivele d ivo rţu lu i s-a u ivit dupâ
începerea dezbaterilor asupra fo n d u lu i la prim a instanţă ţ i în tim p ce ju d eca ta prim ei
cereri s e află în apel, cererea pârâtului va putea fi făcută direct la instanţa învestită cu
judecarea apelului", cererea pârâtului fiind o cerere nouă în apel.
4. M otive, m ijloace d e ap ărare şi dovezi folo site în apel. C aracterul no rm ei. Artico
lul 473 alin. (2) prevede că părţile nu se v o r putea folosi înain tea instanţei de apel de alte
m otive, m ijloace de apărare şi dovezi decât cele invocate la prim a instanţă sau a ratate în
m otivarea apelului ori în întâm pinare.
Prin urm are, în cazul unui apel m o tiva t m otivelor, m ijlo acelo r de apărare şi dovezi
lor invocate la prim a instanţă apelantul le va putea adăuga, prin criticile form ulate, alte
m otive, m ijloace de apărare şi dovezi, cu condiţia ca acestea să nu contravină interdic
ţiei statuate prin art. 4 7 8 alin. (3) N CPC, şi anum e s o / iu conducă la schim barea calităţii
părţilor, a cauzei sa u obiectului cererii deduse judecăţii sau s â nu constituie o pretenţie
nouă în apel.
Aceste m otive şi m ijloace de apărare noi faţă d e cele de care partea s-a prevalat la
prim a instanţă sunt legate, în general, de argum entele redate şi raţionam entul dezvoltat
de instanţă în considerentele hotărârii, de care părţile iau cunoştinţă, în m od necesar,
după închid erea dezbaterilor la prim a instanţă, prin com unicarea hotărârii, şi pe care pot
să le com bată prin interm ediul criticilor form ulate în calea de atac.
Au fost considerate m ijloace de apărare noi, iar nu cereri noi form ulate direct în apei:
invocarea dreptului de retenţie (care trebuie însă să aibă legătură cu ceea ce form ează
obiectul criticilor din apel), a beneficiului de discuţiune, invocarea unei legi noi etc.1’1
D ovezile care nu au fost cerute la prim a instanţă sau prin m otivele de apel ori întâm
pinare po t fi încuviinţate de instanţa de apel în condiţiile art. 473 alin. (2) raportate la
art. 2 S4 alin. (2) pct. 1-5 NCPC, norm ă aplicabilă şi în apel, potrivit art. 4 3 2 , în m ăsura în
care aceasta nu este incom patibilă cu regulile edictate pentru judecata în calea de atac,
pentru că, de exem plu, art. 254 alin. (2) pct. 1 se referă la ipoteza necesităţii probei care
rezultă din m odificarea cererii, ceea ce nu este perm is în apel, potrivit art. 478 alin. (3)
NCPC.
Deşi este un act de procedură obligatoriu pentru apelant, conform art. 471 alin. (6),
rezultă că probele nu po t fi cerute şi prin răspunsul la întâm pinare, întrucât art. 478
alin. (2) nu îl m enţionează, enum erarea fiind una lim itativă; teza finală a celui din urmă
te xt perm ite însă propunerea unor probe a căror necesitate ar rezulta d in dezbateri, deci
în condiţiile art. 254 alin. (2) NCPC.
Norm a înscrisă în art. 478 alin. (3) are caracter im perativ, astfel încât părţile nu pot
deroga, expres sau tacit, de la ea şi, prin urm are, nu pot conveni cu privire la schim barea
calităţii lor procesuale, a cauzei sau obiectului cererii de chem are în judecată şi nici să
form uleze pretenţii noi.
Interdicţia funcţionează cu privire la toate cererile deduse judecăţii la prim a instanţă,
iar nu num ai referitor la cererea de chem are în judecată, fiind operantă şi cu privire la
cererea reconvenţională sau cererile de intervenţie voluntară sau forţată.
,v' M. T&bâreâ, Drept procesual civil, voi, IJ, 2008. &. 51,
Ca r m s n N s g r il  905
A rt. 479 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. R espectarea lim ite lo r d e vo lu ţiu n ii ap e lu lu i. Instanţa d e apel realizează o noua
ju d eca ta asupra fo n d u lu i, în lim itele cererii de apei, aşadar, cu respectarea efectului
devo lutiv al apelului şi a lim itelor acestuia, astfel cum au fost concepute de legiuitor prin
prevederile art. 476-478 NCPC.
întrucât apelul este o cale de atac, instanţa de apel va verifica, în acest cadru, stabili
rea situaţiei de fapt şi aplicarea legii de câtre prim a instanţă.
2. Verificarea tem ein iciei şi legalităţii hotărârii. Judecata în apel r>u este lim itată
doar la m otive de nelegaiitate (identificarea, interpretarea şi aplicarea corectă a norm e
lor de drept incidente), astfel încât, ca efect ai caracterului devolutiv al căii de atac, prin
m otivele d e apel părţile po t concepe şi critici de netem einicie, iar instanţa de apel va cer
ceta daca situaţia de fapt reţinută prin hotărârea apelată este corespunzătoare realităţii
şi are fundam ent în probele adm inistrate în cauză.
Instanţa d e apel va verifica situaţia de fapt şi aplicarea legii d e către prim a instanţă
sub toate aspectele asupra cărora aceasta s-o pronu nţat în ipoteza în care este învestită
cu un apel nem otivat, date fiind prevederile art. 476 alin. (2) N CPC şi su b toate asp ec
tele deduse ju d e c a ţii la prim a instanţă dacă se constată incidenţa art. 477 alin. (2) care
dispune în sensul unei devoluţiuni cu privire ia întreaga cauză atunci când apelul nu este
lim itat doar la anum ite soluţii din dispozitiv ori atunci când se tinde la anularea hotărârii
sau dacă obiectul litigiului este indivizibil.
3. Invocarea din o ficiu a unor m o tive de o rd in e pu blică. Lim ite. Având în vedere
rolul judecătorului în aflarea adevărului, astfel cum rezultă din dispoziţiile art. 22 alin. (2)
NCPC, art. 479 alin. (1) teza finală stabileşte că m otivele d e ordine p u b lic i pot fi invocate
şi din oficiu.
Prin m otivele de o rd in e p u b lic i se invocă încălcarea unor norm e im perative de drept
al căro r regim procesual pune ta dispoziţia părţilor, procurorului sau a instanţei din ofi
ciu posibilitatea invocării lor, în orice fa 2 i a procesului, dacă legea nu prevede în mod
expres altfel, instanţa a v in d obligaţia de a le supune dezbaterii părţilor, indiferent cine
este titularul excepţiei.
O astfel de d erogare d e la regula nelim itării posibilităţii de Invocare (ceea ce includea
şi recursul) o constituie necom petenţâ m a te ria li ş i te rito ria li de o rd in e p u b lic i (deci,
cea exclusivă), care va trebui invocată d e părţi ori de ju d ecăto r la prim ul term en de
judecată la care părţile sunt legal citate în fata prim ei instanţe, astfel cum prevede
art. 130 alin. (2) N CPC; prin urm are, deşi necom petenţâ în aceste două cazuri este de
ordine publică, ea nu va putea fi invocată d e instanţa de apel din oficiu, după cum nici
părţile nu o pot face, fie că o invocă prin m otivele de apel sau întâm pinare, fie ?n cursul
judecării apelului.
în să excepţia de necom petenţâ g e n e ra li, şi ea excepţie de ordine publică potrivit
art. 129 alin. (2) pct. 1 N CPC, va putea fi invocată atât de către părţi p rin m otivele
de apel ori în cursul procesului, d a r şl de către instanţă din oficiu, în tem eiul art. 479
alin. (1) teza fin ală N C P C
Excepţiile procesua le absolute, de p r o c e d u ri sa u d e fo n d (art. 245 şi art. 246 NCPC),
sunt cele al căror regim ju rid ic perm ite invocarea lor d e către parte sau d e către instanţă
în orice stare a procesului, dacă prin lege nu se prevede altfel, astfel cum dispune
art. 247 alin. (1) NCPC. Acelaşi text m ai prevede că ele pot fi ridicate înain tea instanţei
de recurs num ai dacă, pentru soluţionare, nu este necesară adm inistrarea altor dovezi
în afara înscrisurilor noi, lim itare care nu operează pentru etapa procesuală a apelului.
4. Refacerea sau co m p letarea p ro b e lo r adm in istrate la prim a instanţă. P ro b e noi
ad m in istrate în a p e l. Instanţa de apel va putea dispune refacerea sau com pletarea pro
belor adm inistrate la prim a Instanţă, în cazul în care consideră că su n t necesare pentru
soluţionarea cauzei, precum şi adm inistrarea probelor noi, propuse în condiţiile art. 478
alin. (2).
Refacerea p ro b e lo r se dispune de instanţa d e apel în cazul în care constată (la cererea
apelantului, potrivit su sţinerilo r din m otivele d e apel) că o probă adm inistrată d e prima
instanţă se im pune a fi invalidată pentru ne regularităţi săvârşite cu ocazia adm inistrării
ei (de exem plu, încălcarea dispoziţiilor art. 3 3 S N CPC cu privire la obligaţia expertului de
a proceda la citarea părţilor în cazul în care este nevoie d e o lucrare la faţa locului etc.);
într-un asem enea caz, instanţa d e apel va putea dispune refacerea probei, dacă m otivele
de apel constituiau m ijlocul procesual adecvat de invocare a nulităţii, sens în care va
trebui observat regim ul acelei nulităţi de procedură şi regulile d e invocare a ei (art. 174-
178 NCPC).
Pe de altă parte, având că vedere că aceste susţineri ale părţii vătăm ate prin neregu-
laritatea învederată, ca şi solicitarea expresă a apelantului privind refacerea unei probe
adm inistrate la prim a instanţă sunt form ulate în m od necesar prin criticile concepute în
m otivarea căii de atac şi susţinute pe parcursul judecăţii în calea d e atac, instanţa d e apel
nu va trebui să m anifeste reticenţă în soluţionarea m otivată a acestui incident legat de
probatoriu, pentru că, dată fiind anterioritatea adm inistrării p ro b a to riilo rîn apel faţă de
pronunţarea deciziei de soluţionare a apelului, nu planează riscul antepronunţării, după
cum nici nu este posibilă schim barea acestei ordini a pronunţării.
Com pletarea p ro b e lo r în apel are loc în condiţiile unui probatoriu incom plet sau insu
ficient adm inistrat la prim a instanţă, în aprecierea instanţei de apel (în lim itele devolu-
ţiunii), astfel încât se dispune com pletarea fie a probei cu înscrisuri, fie a probei testim o
niale, f ie a probe lor tehnico-ştiinţifice (expertize) etc., caz în care nu intervine invalidarea
vreuneia dintre probele a căro r com pfeta re se solicită, precum în cazul refacerii probelor.
Probele n o i în apel su n t cete solicitate de părţi în condiţiile a r t 478 alin. (2), deci prin
m otivele de apel, întâm pinare, dar şi acele probe a căror necesitate ar reieşi din dezba
teri [art. 478 raportat la art. 2S4 alin. (2)], în am bele situaţii acestea nefiind probe adm i
nistrate la prim a instanţă.
Atât în cazul probelor noi, precum şi în ipoteza refacerii unor probe sau a com pletării
probatoriului (ce le d in urm ă variante d e ad m in ist rare a p rob elorîn apel neexduzându-se},
trebuie îndeplinită cerinţa aprecierii în sensul pertinenţei, concludenţei ş i vtilitâ ţii lor
pentru soluţionarea cauzei d e către instanţa de apel, în lim itele devoluţiunii ce a operat
în apel.
Din acest motiv, ch iar dacă părţile le justifică prin cererile form ulate în apel (m otiva
rea apelului şi întâm pinare), la m om entul dezbaterii probatoriilor instanţa va fi ţinută să
solicite părţilor să indice obiectivul probei şi teza probatorie pentru fiecare dovadă so li
citată a fi încuviinţată, sens în care dispune art. 258 alin. (2) N CPC, dispoziţiile generale
cu privire la probe cuprinse în art. 249-264 NCPC fiind aplicabile şi în apel, în condiţiile
art. 482, deci în m ăsura în care nu su n t potrivnice dispoziţiilor edictate pentru etapa pro
cesuală a apelului.
în parte procedura urm ată în faţa prim ei instanţe şi hotărârea atacată, v a reţine
procesul spre judecare, pronunţând o hotărâre susceptibilă de recurs, dacă este
cazul.
C O M E N T A R IU
1. Resp in gerea, an u larea sau constatarea p erim ării apelului
1.1. C on se cin ţe le p â s îrâ h i so lu ţie i o p ela te . In art. 480 afin. (1) se indică soluţiile
procedurale posibil a fi pronunţate de instanţa d e apel în urm a ju decării apelului, al căror
efect va fi acela al păstrării hotărârii atacate, şi anum e: respingerea, anularea sau consta
tarea perim ării apelului.
în ca 2ul pronunţării uneia dintre so luţiile enum erate, consecinţa im ediată este aceea
că decizia instanţei de apel este executorie de la data pronunţării ei (sau hotărârea pri
m ei instanţe devin e executorie), dacă legea nu prevede altfel, sens în care sunt dispozi
ţiile art. 633 pct. 1 NCPC.
Decizia instanţei d e apel este şi definitivă, iar nu doar executorie, în ca2ul în care nu
este supusă recursului, potrivit legii, astfel cum prevede art. 634 alin. (1) pct. 4 ori dacă,
deşi este susceptibilă de recurs, acesta nu a fost exercitat, ca 2 în care ea devin e definitivă
la data expirării term enului de recurs, conform art. 634 alin. (2) raportat la art. 634
alin. (1) pct. 4 NCPC, iar dacă s-a declarat recurs, la data soluţionării recursului, potrivit
art. 634 alin. (1) pct. 5 NCPC.
Distincţia dintre hotărârea executorie a instanţei de apel {care nu este şi definitivă) şi
hotărârea definitivă şi executorie a instanţei de apel (sau orice altă hotărâre definitivă) se
m anifestă cel m ai pregnant în situaţia în care se recurge la executarea silită a unei hotă
râ ri executorii [care constituie titlu executoriu - art. 632 alin. (2)], dar care este supusâ
recursului (deci, ned efiritivă ), executare care, într-un asem enea ca 2, se poate face num ai
pe riscul creditorului, pentru că, dacă titlul executoriu este m odificat sau desfiinţat ulte
rior, creditorul va fi ţinut, în condiţiile legii, să îl repună pe d e b ito r în drepturile sale, în
to t sau în parte, după ca2, astfel cum prevede art. 637 alin. (1) NCPC.
Pe d e altă parte, în aplicarea prevederilor art. 430 alin. (4), hotărârea supusă
recursului are autoritate de lucru judecat provizorie; p e r a contrario, dacă instanţa de
apel pronunţă o hotârâre definitivă (nesusceptibilă de recurs), autoritatea d e lucru ju d e
cat operează cu efecte depline.
1.2. R e sp in g e re a a p e lu lu i. Efectul păstrării hotărârii atacate cu apel se produce indi
ferent de m otivul respingerii apelului (ca nefondat, ca inadm isibil, ca fiind form ulat d e o
persoană fără calitate procesuală activă, ca lipsit d e interes etc.).
a ) respingerea a p elului ca n efo ndat are loc în situaţia în care instanţa de apel constată
caracterul nefondat al criticilor dezvoltate de apelant în cuprinsul m otivelor de apel,
când constată neîntem eiate m otivele de ordine publică invocate direct în apel (statuarea
asupra acestora trebuind să fie însă distinctă d e soluţia dată asupra apelului) sau când,
rejudecând cau 2a sub toate aspectele, constată caracterul legal şi tem einic al hotărârii
apelate în cazul unui apel devolutiv, în condiţiile art. 476 alin. (2) sau art. 477 alin. (2),
în cel din urm ă caz, în ipoteza litigiului cu un o b iect indivizibil şi al celui în care apelul nu
este lim itat la anum ite soluţii din dispozitiv; legalitatea şi tem einicia soluţiei apelate se
consolidează şi sub aspectul părţilor din hotărâre neapelate (restul aspectelor litigioase
ale pricinii) pentru care devoluţiunea nu a operat în apel, întrucât ele v o r dobândi auto ri'
tate de lucru ju d e ca t ca efect al neatacării lor.
fond şi nici nu are o altă legitim are în acest sens decurgând dintr-o dispoziţie expresă a
legii. Pentru detalii, a se vedea com entariile d e la art. 4 5 8 NCPC;
d) soluţia este id e n tic i în cazul lip sei de interes în prom ovarea a p elulu i şi ea este
im pusă de dispoziţiile art. 458 şi art. 482 raportate la art. 33 şi art. 4 0 afin. (1) NCPC.
Urm ează însă a se observa particularitatea interesului procesual în contextul art. 36
NCPC, în cazul prom ovării apelului de o organizaţie, instituţie sau autoritate care, fără a
justifica un interes personal, acţionează pentru apărarea dreptu rilor ori intereselor legi
tim e ale unor persoane aflate în situaţii speciale, sau, după caz, în scopul ocrotirii unui
interes de grup ori general; de asem enea, un anu m it specific al interesului în prom ova
rea apelului trebuie subliniat în cazul apelului form ulat num ai îm potriva considerente
lor de fapt ale hotărârii, interes ce va privi justificarea prejudiciului părţii care uzează de
această cale d e atac, Tn condiţiile art. 461 alin. (2).
1.3. A n u la re a o p elu lu i. Această soluţie, pe de o parte, presupune rezolvarea apelului
în baza unei excepţii în legătură cu exerciţiul dreptului la apel, iar pe de altă parte, sanc
ţionează neîndeplinirea unor condiţii d e fo rm a , intrinseci sau extrinseci:
a) apelul form ulat de o persoana fa rd capacitate procesuala de folosinţa (în realitate, în
num ele acesteia) va fi lovit de nulitate, astfel cum prevăd art. 56 alin, (3) şi art. 4 0 alin, (1)
NCPC, texte aplicabile şi în apel, în tem eiul art. 482 NCPC;
b) dacă apelul este form ulat de o persoana ţa ra capacitate procesuala de exerciţiu
sa u cu capacitate de exerciţiu restrânsă, instanţa de apel va dispune anularea apelului, în
aplicarea dispoziţiilor art. 482 alin. (1) raportat la art. 57 alin. (4)-(6) coroborat cu art. 40
alin. (1) NCPC, dacă apelul nu a fost confirm at de reprezentantul sau ocrotitorul legal al
apelantului în term enul acordat în acest scop;
c) în cazul constatării lip sei d o vezii calităţii de reprezentant pentru declararea căii de
atac, instanţa de apel va anula apelul pentru această neregularitate, dacă nu a fo st com
plinită în condiţiile art. 82 alin, (1) NCPC, norm ă de trim itere potrivit art. 482.
Excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant înain tea prim ei instanţe nu poate fi
invocată pentru prim a oara în calea de atac, sens în care prevede art. 82 alin. (2) NCPC
(sub reglem entarea anterioara, anularea cererii de chem are în judecată pentru această
neregularitate era posibilă şi ea intervenea după adm iterea apelului, în considerarea
adm iterii excepţiei lipsei dovezii calităţii de reprezentant pentru exerciţiul dreptului de
chem are în judecată);
d) ipoteza a p elului fo rm u la t peste term enul le g a i (apelul tardiv) generează soluţia
constatării nulităţii acestuia, ca a ct de procedură efectuat după ce a intervenit sancţiu
nea decăderii pentru nerespectarea unui term en legal, im perativ şi absolut, date fiind
dispoziţiile art. 185 alin. (1) partea finală, norm ă aplicabilă în baza art. 482;
e) anularea apelului intervine şi în situaţia în care apelantul nu şi-a în d e p lin it obli-
gaţia de o tim bra a pelul (apelul netim brat), sancţiune prevăzută d e art. 2 0 alin. (3) din
Legea nr. 146/1997, dar şi de noul cod prin dispoziţiile art, 197 NCPC;
f ) nesem narea apelului, d e ase me n ea, ge nerează sol uţ ia a n u Iări i, da că ne regu Ia ritate a
nu a fost com plinită în condiţiile art. 196 alin. (2), sens în care prevede art. 470 alin. (3)
NCPC.
1.4. P erim a re a a p e lu lu i. Dacă judecata apelului a răm as în nelucrare din motive
im putabile părţilor un interval de 6 luni de la data suspendării, instanţa de apei va con
stata perim area căii d e atac, în tem eiul art. 4 8 0 alin. (1) raportat la art. 4 1 6 alin. (1) NCPC.
111A s e v e d e a ş i c o m e n t a r iile d e la a r t , 4 6 0 .
m l . C . C J . , s . I c lv .f d e c , n r. 1 2 6 4 / 2 0 1 2 , n e p u b lic a t ă .
apel sau prin întâm pinare. Trim iterea spre rejudecare nu poate fi dispusă decât o singură
datâ în cursul procesului; prin urm are, ch iar dacă părţile a r solicita în mod neechivoc
într-un al doilea ciclu procesual această soluţie, instanţa d e apel nu o va putea dispune,
textul fiind unul im perativ, de ordine publică, edictat pentru asigurarea celerităţii proce
durii judiciare.
Astfel cum se prevede în m od expres, instanţa nu va putea dispune trim iterea cauzei
spre rejudecare din oficiu, ci n u m a i dacd p â rţiie o ce r.
în tru câ t textul prevede că părţile pot exprim a această opţiune prin cererea de apel
ori prin întâm pinare, apreciem că este suficientă cererea oricăreia dintre ele (apelant
sau intim at) pentru că norm a nu cum ulează solicitarea din cererea d e apel cu cea din
întâm pinare (ceea ce ar fi presupus folosirea conjuncţiei „şi" pentru a se sugera întâlni
rea „ofertei d e solicitare a trim iterii spre rejudecare" cu „acceptarea ofertei" provenind
de la partea adversă prin actul de procedură propriu - cerere de apel şi întâm pinare), ci
se utilizează conjuncţia „ori", cu funcţie disjunctivă.
Pe de altă parte, realizarea unu? consens al tuturor părţilor se poate dovedi uneori un
obiectiv greu d e atins sau ch iar im posibil, în special în procesele cu o distribuţie proce
suală num eroasă; în plus, apelantul şi intim atul se află pe poziţii adverse, iar lipsa acor
dului pentru o atare soluţie este m ai u şor de presupus decât m anifestarea lui, constatări
ce ar conduce la concluzia incidenţei acestei norm e arareori sau chiar la inaplicabilitatea
ei; or, o asem enea interpretare ar fi in co m p a tib ili cu funcţia pozitivă a dreptului, care
presupune intenţia legiuitorului de a adopta norm e destinate aplicării lor, iar nu a unora
inactive.
Acelaşi text nu va putea fi interpretat nici în sensul că fiecare parte are dreptul d e a
solicita o singură dată trim iterea spre rejudecare, drept pe care şi-l exercită în cicluri pro
cesuale diferite, pentru că norm a se adresează atât părţilor, dar şi instanţei, iar o astfel
d e interpretare ar deturna textul de la finalitatea avută Tn vedere la adoptarea lui (acce
lerarea procedurii sau scurtarea duratei proceselor), iar scopul unui act norm ativ sau al
unui text legal trebuie asigurat de judecător în procesul de aplicare a legii în cadrul căruia
sunt antrenate inevitabil principiile generale ale dreptului, cerinţele echităţii şi bunei-
credinţe [art. 22 afin. ( 1 ) şi (7) NCPC).
Pentru interpretarea anterior revelată pledează şi un argum ent de interpretare
istorico-teleologică. Textul com entat are o fo rm u la re diferitâ de cea cuprinsă în art. 297
alin. ( 1 ) CPC 1865, astfel cum norm a a fost m odificată prin dispoziţiile Legii nr. 202 / 2010 ,
întrucât dacă prim a instanţă soluţiona procesul fără a intra în judecata fondului, soluţia
era identică celei din art. 480 alin. (3) NCPC, iar instanţa de apel avea la îndem ână
varianta trim iterii spre rejudecare, dacă erau îndeplinite cerinţele textului (soluţia prim ei
instanţe pe cale d e excepţie, solicitarea oricăreia dintre părţi în acest sens, exprim ată în
cererea de apel sau în întâm pinare şi lipsa unei soluţii precedente de acelaşi fel).
7n schim b, partea finală a art. 297 alin. ( 1 ) CPC 1865 prevedea c i dacă judecata în
prim ă instanţă s-a făcu t în lipsa părţii care nu a fost legal citată, trim iterea cauzei spre
rejudecare se dispunea o singură dată, d a r num ai dacă apelantul a solicitat în mod expres
luarea acestei m ăsuri prin cererea de apel, dându-se p revalenţă interesului persoanei
vătăm ate prin încălcarea dispoziţiilor privind legala citare a părţilor.
Or, cea din urm ă soluţie din codul precedent [art. 297 alin. ( 1 ) partea finală CPC 1865]
nu a m ai fo st îm brăţişată de legiuitor în codul actual, ceea ce înseam nă, pe de o parte,
că s-a intenţionat a se lăsa acest drept la îndem âna oricăreia dintre părţi, iar pe de altă
So luţia e$te posibilă, spre exem plu, în cazul în care instanţa de dpel constată că pri
cina a fo st judecată în lipsa părţii care nu a fo st legal citată, astfel în cât, dacă nu dispune
trim iterea cauzei spre rejudecare în contextul tezei a ll-a din art. 480 alin. (3), va adm ite
apelul, va anula hotărârea apelată şi va reţine procesul pentru judecare, evocând fondul.
Totodată, aceeaşi soluţie va fi posibilă ori de câte ori instanţa de apel constată carac
terul întem eiat a l criticilo r apelantului sau, din oficiu, în condiţiile unuf a pel devolutiv
p o trivit art. 4 7 6 alin. (2), invocă vreun m o tiv de nulitate absolută a hotărârii, conform
art. 178 alin. (1) NCPC sau a lt m o tiv de ordine publică, potrivit art. 479 alin. (1) teza finală;
spre deosebire de instanţă, apelantul poate Invoca prin m otivele de apel nu num ai motive
de nulitate absolută (de exem plu nesem narea m inutei - art. 401 alin. (2)], ci şi m otive de
nulitate relativi altele decât cel decurgând din încălcarea norm elor privind legala sa citare
[particularizata prin art. 480 alin. (3)], dacă acele m otive sunt apte de a fi valorificate prin
calea de atac, dat fiind regim ul invocării nulităţilor relative [art. 178 aiin. (2)-(5)J.
Hotărârea pe care instanţa de apel o va pronunţa în evocarea fondului va fi supusă
recursului, dacă este cazul.
E. A n ularea hotărârii în ca zu l u n u i a p e l nedevolutiv. Soluţia d e adm itere a apelului
şi anulare (iar nu de schim bare) a hotărârii atacate este posibilă şi în ipoteza unui apel
nedevolutiv [art. 4 7 6 alin. (3) NCPC] a cărui prem isâ este pronunţarea unei hotărâri de
prim a instanţă pe fondul cauzei sau pe calea unei excepţii, iar prin m otivele de apel
se invocă o excepţie care conduce la respingerea, anularea cererii de ch em a re în ju d e
cată sau la trim iterea dosarului la instanţa com petentă (deci se critică soluţia dată unei
excepţii de necom petenţă ori se in v o c i prin m otivele de apel necom petenţâ generală a
instanţelor judecătoreşti, singura care poate fi invocată în o rice stare a p r ic in ii-a r t . 130
alin. (1) NCPC).
C O M E N T A R IU
cât legea prevede necesitatea unui consim ţăm ânt expres al apelantului, astfel în cât el nu
poate fi dedus din acte sau fapte care l-ar putea presupune.
3. C azuri an u m e prevăzute d e lege. Excepţia au to rită ţii d e lucru ju d e ca t. Există însă
şi cazuri în care legea p erm ite înrăutăţirea situaţiei apelantului în propria sa cale de atac,
situaţie în care consim ţăm ântul apelantului nu este necesar, regula fiind operantă chiar
îm potriva voinţei lui.
Un astfel de caz de derogare expresă de la regula non reform otio in p eiu s este cel
reglem entat de art. 432 N CPC şi, în apel, operează p rin invocarea excepţiei a u to rită ţii de
lucru ju d e c a t în faţa instanţei d e apel.
Excepţia autorităţii de lucru ju d e cat este o excepţie procesuală de fond, absolută, de
ordine publică, reglem entată prin dispoziţii cu caracter im perativ, fiind m enită să asigure
stabilitate raporturilor ju rid ice şi eficienţă întregii activităţi judiciare.
Ca atare, ea poate fi invocată de către instanţă sau de către părţi în o rice stare a pri
cinii, chiar şi în faţa instanţelor de recurs1".
Deşi textul foloseşte sintagm a „poate fi invocată de instanţă", ju decătorului îi revine
obligaţia de a respecta autoritatea lucrului judecat, indiferent care este conduita proce
suală a părţilor în raport de excepţia analizată, astfel încât el va trebui să invoce autori
tatea d e lucru judecat.
Articolul 432 teza finală N CPC prevede cu titlu d e noutate excepţia de la regula tradi
ţională aplicabilă în căile de atac (nu d o ar în apel) - non reform otio in p eiu s întrucât,
ca efect al adm iterii excepţiei, părţii i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai
rea decât aceea din hotărârea atacată.
Apreciem că, deşi soluţia pare una radicală, este o înrăutăţire aparentă a situaţiei
ju rid ice a titularului căii de atac, întrucât acesta a beneficiat plenar de garanţiile regulii
enunţate în cadrul procesului originar, finalizat prin hotărârea judecătorească definitivă
peste a cărei autoritate d e lucru ju d e cat a intenţionat să treacă, iniţiind un nou proces
asupra unei chestiuni tranşate d e o instanţă anterioară.
în concordanţă cu caracterul de ordine publică al excepţiei autorităţii de lucru ju d e
cat, reform otio in p eiu s este form a cea m ai energică de a se im pune respectarea funcţiei
ju risdicţio nale a hotărârii judecătoreşti şi m ijlocul cel m ai eficient de asigurare a coeren
ţei circuitului civil, precum şi d e păstrare a ordinii juridice.
Pe de altă parte, încălcarea autorităţii de lucru judecat este plasată distinct în rândul
m otivelor de nelegalitate pentru care poate fi prom ovat recursul (art. 488 alin. (1) pct. 7
N CPC], ceea ce subliniază o dată în plus im portanţa şi ponderea acestei reguli în derula
rea oricărei proceduri judiciare.
Invocarea excepţiei autorităţii de lucru judecat poate avea loc după cum urm ează:
a) într-un apel m o tiva t - dacă excepţia autorităţii de lucru judecat nu a fo st soluţio
nată de prim a instanţă, va putea fi analizată prin observarea şi punerea ei în dezbatere
fie din oficiu, fie prin invocare de către intim at, fiind d e presupus că apelantul nu va
ridica în propria sa cale de atac excepţia care îi va îngreuna, aparent, situaţia în calea sa
de atac.
Dacă însă a fost dezbătută la fond, părţile nu o po t reitera cu valoarea unui m otiv de
ordine publică, iar instanţa de apel nu o va putea invoca din oficiu şi nici să reaprecieze
asupra ei decât dacă lim itele devoluţiunii includ, explicit sau im plicit, soluţia dată excep
111 l . C . C J . , s . c iv . %\ d e p r o p r . i n t . , d e c . c iv , n r . 4 9 0 9 /2 0 1 0 , n e p u b l l c a t â .
Ca h m s n N s g r il  919
A rt. 482 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
ţiei de prim a instanţă ori a fost soluţionată în legătură cu o dispoziţie aflată în depen
denţă cu so luţiile din dispozitiv atacate [art. 477 alin. (1)];
b) în cazul în care este învestită cu un apel nem otivat, devolutiv în condiţiile art. 476
alin. (2) NCPC, instanţa de apei nu va fi în m ăsură să reaprecieze asupra excepţiei auto
rităţii de lucru judecat dezbătută lâ fond, iar soluţia apelată nu este pronunţată pe calea
acestei excepţii, pentru că, în acest context, „instanţa de apel se va pronunţa, în fo n d ,
num ai pe baza celor invocate la prim a instanţă"; dacă excepţia nu a fost invocată la prim a
instanţă, instanţa de apel o va putea invoca din oficiu, potrivit art. 479 alin. (1) teza finala,
ceea ce este şi la îndem âna părţilor.
Dacă se reţine caracterul întem eiat al excepţiei autorităţii de lucru judecat, instanţa
d e apel va adm ite a p e lu lv a anula hotărârea apelată, iar, în evocarea fondului, va res
pinge cererea ca inadm isibilă.
So luţia este valabilă atât în cazul încălcării autorităţii d e lucru judecat a dispozitivului,
cât şi a co n sideren telor decisive ş i d ecizo rii ale unei hotărâri definitive anterioare, în tru
cât autoritatea d e lucru ju d e cat este ataşată nu num ai dispozitivului, ci şi consideren
telor hotărârii, considerente care sprijină soluţia (decisive) sau prin care s-a rezolvat o
chestiune litigioasă care nu îşi găseşte corespondent în dispozitiv (decizorii), astfel cum
dispune art. 430 alin. (2) NCPC.
Totodată, într-o pricină ulterioară va putea opera autoritatea de lucru judecat şi a
unor considerente indiferente (prin care s-au dat dezlegări unor problem e de drept ce
nu aveau legătură cu judecata acelui proces), considerente (de drep t) greşite sau care
cuprind constatări de fa p t care prejudiciază partea, cuprinse într-o hotărâre anterioară
şi îm potriva cărora nu s-a făcu t uz de atacarea lor separată, în condiţiile art. 461 alin. (2)
NCPC; prin prom ovarea apelului îm potriva acestor considerente, ele puteau fi înlăturate
din cuprinsul hotărârii şi, eventual, înlocuite; în caz contrar, ele au căpătat autoritate de
lucru ju d e cat şi vo r putea fi opuse într-o judecată viitoare.
C O M E N T A R IU
A s e v e d e a su p ro , e x p lic a ţiile d e U a rt. 2 4 0 re fe rito a re la m ă su rile tra n zito rii p e n tru p u n e re a în a p lic a re a
n o u lu i C o d d e p ro ce d u ră civilă sta b ilite p rin a rt. XII d in Legea n r 2 /2 0 1 3 .
Secţiunea 1. Recursul
A rt. ‘1 83 . O b iectu l ş i scop u l recu rsu lu i. In stan ţa com peten tă. (1) H otărâ
rile date în apel, cele date, potrivit legii, fără drept de apel, precum şi alte hotărâri
în cazurile expres prevăzute de leg e sunt supuse recursului.
(2) Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate tn cererile prevăzute la
art. 94 pct. 1 lit. a)-i), în cele privind navigaţia civilă şi activitatea în porturi, con
flictele de m uncă şi de asigurări sociale, în m aterie de expropriere, în cererile pri
vind repararea prejudiciilor cauzate p rin erori judiciare, precum şi în alte cereri
evaluabile In bani în valoare de până la 500.000 lei inclusiv. De asem enea, nu sunt
supuse recursului hotărârile date de instanţele de ap el în cazurile în care legea
prevede că hotărârile de prim ă instanţă sunt supuse num ai apelului.
(3) Recursul urm ăreşte să supună înaltei C urţi de C asaţie şi Ju stiţie exam ina
rea, în condiţiile legii, a conform ităţii hotărârii atacate cu regulile de drept apli
cabile.
(4) în cazurile anum e prevăzute de lege, recursul se soluţionează de către
instanţa ierarhic superioară celei care a pronunţat hotărârea atacată. Dispoziţiile
alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
C O M E N T A R IU
1. O biectul recursului
2.1. H o tă râ ri ca re p o t f i a ta ca te cu recurs. Conform alîn. ( l ) a l a r t . 483, o prim ă
categorie a hotărârilor care pot fi atacate cu recurs o reprezintă aceea a h o tărâ rilo r date
în apel, adică, pe de o parte, hotărârile pronunţate în calea de atac o rd in a ri a apelului
exercitată îm potriva hotărârilor date în prim ă instanţă, dacă legea nu prevede altfel, iar,
pe de altă parte, hotărârile pronunţate în apelul exercitat îm potriva unor hotărâri date
în ultim ă instanţă deşi, potrivit legii, ar fi tre b u it date în prim ă instanţă, după distincţiile
făcute d e art. 466 NCPC.
O a doua categorie a hotărârilor susceptibile de a fi rec urate o reprezintă aceea a hotă
rârilor care, potrivit legii, se dau fă ră d rep t de apel. tn vechea reglementare, art. 282* CPC
186S prevedea care anum e hotărâri nu sunt supuse apelului. O asem enea reglementare
nu se mai regăseşte în noul cod, dar logica m enţinerii dispoziţiei referitoare la posibilitatea
atacării cu recurs a hotărârilor date fără drept de apel rezidă în aceea a existenţei unor acte
norm ative speciale care pot să prevadă că hotărârile pronunţate în prim ă instanţă sunt
supuse num ai recursului.
în fine, a treia enum erare din te xt este m enită să acopere o rice situaţie în care legea
a r putea prevedea că o anum ita hotărâre este supusă recursului, fie ca singură cale de
atac, fie ca o a doua după exercitarea uneia care să fie denum ită şi reglem entată altfel
decât apel (plângere, contestaţie etc.).
în categoria hotărârilor supuse recursului se mai încadrează acelea care, potrivit legii,
su n t supuse atât apelului, cât şi recursului, însă părţile litigante consim t să fie atacate
direct cu recurs, în condiţiile art. 459 alin. (2). A ce st recurs, denum it în doctrină şi în
jurisprudenţa ca fiind exercitat o m isso m edio, răm âne în continuare inadm isibil în situ a
ţia în care nu sunt întrunite condiţiile textului anterior m enţionat. Astfel, pe lângă faptul
că toate părţile trebuie să consim tă expres - fie prin în scris autentic, fie prin declaraţie
922 O C T A V A S P IN iA N V - M A W
T î l L I L II. C A l l E O E A TA C A rt. 483
O C T A V IA S P I N S A N U - M A W 923
A rt. 483 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
altă parte, ca o cale de atac care se poate exercita exclusiv pentru m otive de ne legalitate,
n u ş i de netem einicie.
Faptul c l recursul se poate exercita num ai cu privire la nelegalitatea hotărârii atacate
re zu lţi şi din structura art. 488, care prevede expres şi lim itativ m otivele de casare,
niciunul dintre acestea nefiind conceput astfel în cât s l p e rm itl instanţei d e recurs
reanalizarea probelor şi reevaluarea situaţiei de fapt.
Recursul urm ăreşte aceiaşi scop, al verificării conform ităţii h o tlrâ rii atacate cu regu
lile d e drept aplicabile, şi atunci când nu este de com petenţa în altei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, ci a unei instanţe d e alt grad, care este ierarhic superioară celei care a pronunţat
hotărârea atacată, conform trim iterii pe care alin. (4) al art. 483 o face la regula conţi
nută în alin. (3).
în acest context, trebuie rem arcat c l dispoziţiile art. 461 alin. (2) - referitoare la
situaţia a t a d r ii doar a considerentelor h o t lr â r ii- d e ş i su n t cuprinse într-un capitol des
tin at în general căilor de atac, sunt d o a r parţial com patibile cu structura recursului.
Astfel, d a c i alin. (1) al art. 461 c o n sa c ri regula general v a la b ili conform căreia calea de
atac se îndreaptă îm potriva soluţiei cuprinse în dispozitivul hotărârii, alin. (2) al aceluiaşi
text prevede câteva situaţii în care calea de atac poate să vizeze considerentele h o tlrâ rii
sau num ai pe acestea, şi anum e: când s-au dat delegări unor problem e de drept ce nu
au legătură cu judecata acelui proces, când s-au dat dezlegării greşite unor problem e de
drept sau când considerentele cu p rin d constatări d e fa p t ce prejudiciazăr partea. A c e a stl
u ltim i ip o te z l nu se poate încadra în niciunul dintre m otivele de recurs reglem entate de
art. 488 N CPC, care sunt în actuala reglem entare num ai m otive de nelegalitate. Dacă s-ar
accepta ideea c l recursul se poate exercita îm potriva considerentelor hotărârii în oricare
din situaţiile enunţate de art. 461 alin. (2), adică inclusiv pentru constatarea g re ş iţi a
unei situaţii de fapt, a r însem na ca întregul efort al noii re g le m e n tlri de a face din recurs
o veritabilă cale de atac e xtra o rd in ari s l fie zădărnicit
3. Instanţa c o m p e te n tl. Ca regulă, dat fiind c l tribunalul devine potrivit noului cod
instanţa cu plenitudine de co m p e te n ţi, iar curtea de apel este cea care ju d e c i apelurile
îm potriva hotărârilor date de tribunale în prim ă in sta n ţl, înalta C urte de Casaţie ş i Ju sti-
ţie este cea care are în co m p e te n ţi judecata recursurilor. Această r e g u li este e x p rim a ţi
fără echivoc în art. 483 alin. (3).
Cu toate acestea, e x iş ti situaţii anum e p re v lzu te de lege în care instanţa co m p eten tl
este instanţa iera rhic superioară celei care a pronunţat h o tlrâ re a atacată şi aceasta nu
este în a lta Curte.
Spre exemplu, potrivit art. 132 alin. (4) NCPC, h o tlrâ re a prin care instanţa se declară
necom petentă şi respinge cererea ca inadm isibilă întrucât este de com petenţa unui organ
fără activitate jurisdicţională sau ca nefiind de com petenţa instanţelor rom âne este supusă
num ai recursului la instanţa ierarhic superioară; hotărârile date în baza recunoaşterii
pretenţiilor în condiţiile art. 436 NCPC pot fi atacate doar cu recurs la instanţa ierarhic
superioară; potrivit art. 440 NCPC, hotărârea care consfinţeşte tranzacţia intervenită între
p lrţi poate fi atacată, pentru m otive procedurale, num ai cu recurs la instanţa ierarhic
superioară; h otlrârea care constat! perim area este su p u si recursului, la instanţa ierarhic
superioară, în term en de 5 zile de la p ro n u n ţa re -a rt. 421 alin. (2) NCPC; îm potriva încheierii
de suspendare a judecării procesului se poate prom ova recurs, în m od separat, la instanţa
ierarhic superioară - art. 414 alin. (1) NCPC; hotărârile prin care se ia act d e renunţarea
la judecată sau cele privind renunţarea la însuşi dreptul pretins sunt supuse recursului la
instanţa ierarhic superioară, astfel cum dispun art. 406 alin. (6) şi art. 410 NCPC etc.
924 O C T A V A S P IN iA N V - M A W
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 484
C O M E N T A R IU
1. Su sp en d area d e drep t. Alineatul (1) al art. 484 prevede situaţiile în care p rin exer
citarea recursului se suspendă de d rep t executarea hotărârii atacate, adică fără a fi nece
sară o cerere a părţii în acest scop.
Situaţiile enum erate d e text sunt aceleaşi ca şi în vechea reglem entare şi vizează
acele îm prejurări în care, în eventualitatea adm iterii recursului, întoarcerea executării
ar fi anevoioasă ori de-a dreptul im posibilă: străm utarea de hotare, desfiinţarea de
construcţii, plantaţii sau a o rică ro r lu cră ri având o aşezare fixa. Credem însă că în ceea ce
priveşte străm utarea de hotare s-a produs o necorelare a textelor, întrucât cererile având
acest obiect sunt reglem entate d e art. 9 4 pct. 1 lit. f) şi, conform art. 483 alin. (2), nu sunt
susceptibile de recurs. Faptul că aceste cereri sunt m enţionate în art. 484 nu deschide
calea recursului îm potriva hotărârilor prin care se soluţionează respectivele cereri; pur
şi sim plu dispoziţiile referitoare la suspendarea executării hotărârii nu le su n t aplicabile.
La situaţiile enum erate m ai sus, textul din cod m ai adaugă în m od acop erito r şi even
tualele a lte ca zu ri a n u m e prevăzute de lege. Spre exem plu, potrivit art. 1063 alin. (3)
O C T A V tA S P IN g A N U - M A W 925
A rt. 484 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
NCPC, recursul form ulat îm potriva încheierii prin care instanţa se p ro n u n ţi asupra cererii
d e restituire a cauţiunii este su sp ensiv de executare.
2. Suspendarea facultativă. Pentru alte situaţii decât cele la care se referă alin. (1),
suspendarea executării nu m ai este obligatorie, ci se poate acorda sau nu de către instanţă
în urm a judecării cererii form ulate de partea interesată, adică de către recurent.
Instanţa com petentă să ju d ece cererea de suspendare a executării este instanţa sesi
zata cu judecarea recursului şi to t la această instanţă se şi depune cererea.
3. C o n d iţiile cererii de su sp en d are. Pentru a sesiza în mod corect instanţa de recurs
cu judecata unei cereri d e suspendare a executării, recurentul trebuie să o bserve exigen
ţele art. 4 8 4 alin. (2).
Astfel, cererea de suspendare trebuie să fie form ulată cu respectarea dispoziţiilor
art. 83 alin. (2) şi (3), adică num ai d e un avocat sau d e o persoană licenţiată în drept,
după distincţiile cuprinse în articolul m enţionat.
în m od evident, cererea trebuie m otivata, deşi textul nu arată acest lucru în mod
expres; îndatorirea rezultă din art. 148 alin. (1) care prevede, ca o regulă general
aplicabilă, obligaţia m otivării oricărei cererii adresate instanţelor judecătoreşti. în plus,
art. 484 alin. (2) prevede câ instanţa poate dispune m otivat suspendarea executării; or,
pentru a putea proceda astfel, instanţa trebuie să ştie care sunt, în opinia recurentului,
m otivele care justifică o asem enea m ăsură excepţională.
Cererea d e suspendare trebuie în so ţită de o copie certificată a cererii d e recurs, tar
când cererea se face înainte ca dosarul cauzei sa fi fost trim is instanţei de recurs, trebuie
în so ţită şi de o copie legalizată a dispozitivului hotărârii recurate. Prin această exigenţă
suplim entară legiuitorul a urm ărit ca instanţa de recurs să aibă la dispoziţie - chiar şi în
lipsa dosarului in te g r a l-a c e l m inim de inform aţii în legătură cu pricina care să-i perm ită
a hotărî cu celeritate şi în m od eficient asupra cererii de suspendare.
4. C au ţiu n ea. O altă m ăsură care va accelera judecata cererii de suspendare este
aceea conform căreia cauţiunea se achită în avans, iar dovada achitării acesteia se
depune de către recurent odată cu cererea de suspendare.
în vechea reglem entare, cauţiunea se stabilea d e către instanţă printr-o încheiere
prem ergătoare, cu citarea şi ascultarea părţilor, ceea ce făcea destul de dificil ca cererea
propriu-zisă să se soluţioneze cu suficientă celeritate şi în mod necesar înaintea recursului.
Cuantum ul cauţiunii este actualm ente determ inabil după criteriile din art. 718 alin. (2}
şi (3) NCPC.
în practica ju diciară s-a statuat că neîndeplinirea obligaţiei de depunere a cauţiunii
conduce la concluzia nerespectării condiţiilor legale pentru adm iterea cererii de suspen
dare a executării hotărârii, astfel în cât cererea se va respinge ca neîntem eiată. Contrar
so lu ţiilo r jurisprudenţiale, în doctrină111s-a apreciat că sancţiunea nerespectării obligaţiei
d e depunere a cauţiunii va fi respingerea cererii de suspendare a executării ca inadm isi
bila, din m om ent ce obligaţia depunerii cauţiunii reprezintă o condiţie de adm isibilitate a
cererii de suspendare a executării silite, prelim inară analizării tem einiciei acesteia.
Credem că această ultim ă soluţie se va im pune în actuala reglem entare, deoarece, în
caz de neplată a cauţiunii, instanţa nu va putea trece la analiza pe fond a cererii.
5. T im b ra ju l. Cererea de suspendare este supusă tim brajului, în condiţiile art. 3 lit. e)
din Legea nr. 146/1997 privind taxele ju d iciare de tim bru, taxa fiind una fixă.
O . T h e o b a r t , C M . t lt e , M . A . B i r b g , B . C r i s t e a , o e> . c i t . , p . 1 7 3 .
926 O C T A V A S P 1 N ÎA N V -M A W
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 484
6. Ju decata cererii. Cererea se ju d e c i în cam era de consiliu'*, conform art. 484 alin. (3).
în vechea reglem entare, în lipsa unei atare prevederi, se aplica regula judecăţii în şedinţă
publică.
în vederea judecării cererii este obligatorie citarea părţilor, iar acestea trebuie s i fie
reprezentate de avocat sau, după caz, d e consilier juridic. Aşadar, şt în privinţa cererii de
suspendare a executării fo rm u la ţi în faţa instanţei d e recurs operează interdicţia ca păr-
ţile s l îşi susţină cauza în mod personal.
Pentru celeritate, te rm e n u l fixat pentru ju d ecata cererii nu tre b u ie să fie m ai m are
de 1 0 zile de la p rim irea acesteia, iar calculul te rm e n u lu i se face p o trivit art. 181
alin. ( 1 ) pct. 2.
Com pletul care judecă cererea se d e te rm in i în funcţie de m om entul la care aceasta
se înregistrează pe roiul instanţei de recurs. Astfel:
a) docâ cererea s e înregistrează înaintea dosarului d e recurs p rop rlu - 2 is, atunci va
f i repartizată unui com plet special constituit, form at din trei judecători, adică în acelaşi
m od ca şi pentru judecata recursului; form ularea potrivit c ire ia com pletul este anum e
constituit vrea să arate că nu este vorba despre com pletul care va judeca recursul sau
care va realiza filtrul; cerinţa repartizării aleatorii va trebui, desigur, îndeplinită;
b) dacâ d o sa ru l a fo s t deja înregistrat ş i s e aflâ în procedura filtru lu i, com pletul de
filtru se va pronunţa şi asupra cererii de suspendare;
c) în fine, dacâ d o sa ru l de recurs a trecut d e procedura filtru lu i, cererea se va judeca
de com pletul căruia i s-a repartizat judecata recursului.
în oricare dintre situaţii, com pletul se pronunţă în aceeaşi zi în care au loc dezbaterile
sau, în cazul am ânării pronunţării, în cel m ult 4 8 de ore d e la judecată.
Hotărârea dată în cererea de suspendare este o încheiere, ea trebuie m o tiv a ti şi,
potrivit art. 4 8 4 alin. (5), este d e fin itivi.
Această soluţie era adoptată jurisprudenţial şi sub regim ul Codului de procedură
civilă anterior, în sensul că, deşi din coroborarea dispoziţiilor art. 300 alin. (3) cu art. 403
alin. (3) CPC 1865 se putea prefigura posibilitatea atacării separate cu recurs a încheierii
de suspendare, atunci când încheierea rec urată era pronunţată într-un dosar de recurs,
recursul îm potriva încheierii de suspendare era privit ca inadm isibil121.
Cum existau însă şi soluţii contrare, intervenţia legislativă este binevenită şi logică
în acelaşi tim p: din m om ent ce hotărârea instanţei de recurs asupra recursului însuşi nu
este supusă niciunei căi d e atac, cu atât mai m ult încheierea prin care instanţa se pro
nunţă asupra unei m ăsuri până la judecata recursului trebuie s i a ib i acest regim juridic.
Din p ic a te , sub im periul noului cod, există şi situaţii care atenuează acest principiu,
spre exem plu, în m ateria recuzării, art. 53 alin. (1) N CPC prevede în mod expres că deşi
hotărârea prin care se soluţionează cauza este definitivă, încheierea prin care se res
pinge recuzarea poate fi atacată cu recurs.
7. R evenirea asu p ra su sp e n d ării. Revenirea asupra suspendării acordate se rea
lizează printr-o procedura sim etrică celei prin care s-a acordat suspendarea executării
111 D isp o ziţiile tra n zito rii c u p rin s e in a rt. X II d in le g e a nr. 2 /2 0 1 3 n u afe cte a ză a c e a stă p re ve d e re , d a t fiind
ca ra cte ru l sp e c ia l a l n o rm e i.
121 în a ce st se n s, a se v e d e a l.C .C J., s. civ. $i d e propr. in t., d e c. nr. 2 6 2 9 /2 0 0 6 ; l.C .C J., s . civ. ţi d e p ropr. int.,
d e c. nr. 3 3 â â / 2 0 0 2 ,în B.J, B aza d e d ate ; l.C .C J., co m p l, 9 Ju d ., dec. nr. 1 7 0 /2 0 0 6 , tn B.J, Ba2a d e d a te . în ace laşi
sens, a s e v e d e a s i l.C .C J., d e c. nr. 1 7 4 /2 0 0 6 , nr. 1 1 4 /2 0 0 6 ţi nr. 1 1 5 /2 0 0 6 . to a te cita te în Q . B o ro i. 0 . S p in e o n u -
M otet, o p . cit., p. 5 4 i şl 545.
O C T A V iA S P I N g A N U - M A W 927
A rt. 485 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
hotărârii recurate, în acest sens fiind relevante dispoziţiile alin. (7) al art. 484 care trim it
fa alin. (3)~(6) din acelaşi articol.
Aşadar, revenirea asupra suspendării executării nu este o procedură care să se
declanşeze din oficiu, cf Io cererea p ă rţii interesate.
A lineatul (7) nu face trim itere şi la dispoziţiile alin. (2) şi credem că aceasta se explică
prin aceea că nu se pune problem a plăţii vreu nei cauţiuni, iar actele la care se referă tex
tul m enţionat au fost deja depuse odată cu cererea d e suspendare.
A lineatul (2) prevede însă şl form ularea cererii de suspendare prin avocat sau licen
ţiat în drept prin trim itere la art. 83 alin. (2) şi (3) şi credem că, în cazul cererii de reve
nire asupra suspendării, fiind vorba to t despre o cerere adresată instanţei de recurs, ea
trebuie să îndeplinească aceeaşi condiţie în privinţa calităţii persoanei care o poate for
m ula. Aceasta cu atât m ai m ult cu cât dispoziţiile alin. (6) referitoare la reprezentarea la
judecata cererii se aplică f ă r i echivoc.
Cum suspendarea se poate dispune printr-o încheiere m otivată, adică în prezenţa
unor m otive tem einice, tot astfel se poate reveni asupra m ăsurii dispuse.
A ceste m otive de revenire pot fi preexistente încuviinţării suspendării, dar instanţa
să nu le fi cunoscut, fie din cauză că partea potrivnică celei care a cerut suspendarea nu
s-a apărat corespunzător, fie din cauză că, în absenţa dosarului de recurs, instanţa nu a
avut la îndem ână toate elem entele necesare pentru a se pronunţa pe deplin edificată.
Trebuie rem arcat că, m ai ale s în situaţia soluţionării cererii de suspendare în ain te de
înregistrarea dosarului d e recurs, acordarea sau nu a suspendării executării reprezintă o
chestiune d e apreciere, în care flerul şi experienţa judecătorilor jo acă un rol însem nat.
M otivele de revenire pot apărea şi ulterior, prin schim barea sem nificativă a îm p reju
rărilor care au determ inat instanţa să acorde suspendarea.
C O M E N T A R IU
928 O C T A V A S P 1 N ÎA N V -M A W
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 485
Printr-o prevedere care transpune p rin cip iu l echipolenţei, term enul d e recurs începe
să curgă d e la m om entul depunerii cererii de recurs, dacă aceasta a fo st form ulată înainte
de com unicarea hotărârii care se atacă, prin trim iterea făcută de art. 485 la disp02iţiile
art. 468 alin. (3)"'.
Tot în aplicarea principiului echipolenţei, practica judiciară a decis că term enul de
declarare a căli de atac m al curge d e îa data la care partea a primit sub sem nătură copie
de pe hotărâre, precum şl în cazul în care a cerut com unicarea acesteia unei alte părţi; în
actuala reglem entare această soluţie este consacrată legislativ în art. 184 alin. (2) NCPC1*1.
S-a mai decis că în cazul în care partea renunţă la com unicarea hotărârii instanţei de
fond, îm p o triva căreia a declarat recurs, term enul de recurs curge de la dota renunţării
10 comunicare*3'; această Interpretare îşi are raţiunea în aceea că partea, renunţând la
com unicare, are cunoştinţă de hotărâre şi consideră câ poate exercita calea d e atac în
absenţa form alizării actului de luare la cunoştinţă prin com unicare.
în aplicarea dispoziţiei din art. 102 alin. (2) CPC 1865, potrivit căreia term enele proce
suale încep să curgă îm potriva părţii care a cerut com unicarea de la data când a cerut-o,
s-a decis jurisprudenţial câ textul a reglem entat ipoteza în care o parte cere să i se
com unice celeilalte părţi un act de procedură, de conţinutul căruia se presupune că ea a
luat cunoştinţă, dar că textul nu se referă la ipoteza în care partea cere să i se com unice
actul procesual respectiv pentru a lua ea însăşi cunoştinţă de conţinutul lui, de exemplu
cu m enţiunea „pentru a putea uza de calea recursului". într-o atare situaţie, data la care a
fost introdusă cererea de a i se com unica actul procesual nu poate fi considerată punct de
plecare pentru curgerea term enului d e recurs141; credem că soluţia îşi păstrează actualitatea.
Pentru procuror, term enul în cep e să curgă de la pronunţare, afară de cazurile în care
a participat la judecarea cauzei, indiferent dacă participarea sa era obligatorie sau facul
tativă, caz în care term enul curge d e la com unicarea hotărârii, soluţie consacrată şi în
reglem entarea anterioara - art. 284 alin. (4) CPC 1865 şi practica judiciară dezvoltată pe
m arginea acesteia'*1.
3. întreruperea termenului. în ceea ce priveşte întreruperea term enului d e recurs,
sunt aplicabile dispoziţiile art. 469 care reglem entează cazurile în care intervine întreru
perea term enului d e apel, respectiv: m oartea părţii care are interes să form uleze apel şi
m oartea m andatarului căruia i s-a făcut com unicarea161.
în practica judiciară s*a decis, sub im periul vechiului cod, că îm prejurări precum
schim barea num elui în cursul procesului fără ca partea să fi încunoştinţat instanţa despre
acest fapt sau declararea recursului îm potriva unei încheieri d e îndreptare a hotărârii nu
sunt de natură să proroge term enul prevăzut de lege pentru introducerea recursului1’’.
4. Nerespectarea termenului. Sancţiune. Potrivit dispoziţiilor art. 185 alin. (1) NCPC,
nerespectarea term enului în care trebuie exercitat un drept procesual atrage decăderea
O C T A V IA 5 P IN t A N U ‘ M A T g l 929
A rt. 486 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
din exercitarea dreptului, în afară de Cd2ul în care legea dispune altfel111. Această sanc
ţiune se aplică şi în cazul nerespectării term enului de declarare a recursului, dat fiind că
este vorba despre exercitarea unui drept procesual.
Din interpretarea art. 4 S5 alin. (2) rezultă că declararea recursului peste term en
trebuie să fie invocată de intim at p rin întâm pinare sau această îm prejurare să reiasă
din dosar. Cu alte cuvinte, nu s-ar putea ca această neregularitate să fie invocată ulte
rior depunerii întâm pinării, iar pentru dovedirea ei să se încuviinţeze adm inistrarea de
probe, altele decât actele dosarului.
în schim b, în condiţiile regulatei invocări a depăşirii term enului de recurs, nicio d is
poziţie nu opreşte instanţa să perm ită recurentului a dovedi că recursul a fost făcut în
term en (de exem plu, prin depunerea la dosar a recipisei de predare la poştă a corespon
denţei conţinând cererea d e recurs).
în condiţiile vechiului cod, în cazul depăşirii term enului de recurs soluţia instanţelor
era aceea a respingerii recursului ca tard iv declarat.
Desigur că şi în actuala reglem entare, sancţiunea care intervine pentru nerespecta
rea term enului procedural este aceea a decăderii, însă soluţia pe care urm ează a o pro
nunţa instanţa în ceea ce priveşte calea de atac va fi aceea a a n u lă rii recursului. Aceasta
în contextul în care art. 185 alin. (1) teza a ll-a NCPC prevede expres că actul de proce
dură făcut peste term en va fi lovit d e nulitate.
Credem că şi verificarea depunerii în term en a recursului intră în atribuţiile com ple
tului d e filtru, în procedura instituită de art. 493 pentru recursurile care se ju d e că de
către în a lta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Potrivit alin. (3) al textului de lege an terio r m enţionat, raportul întocm it în procedura
de filtrare va verifica, printre altele, dacă recursul îndeplineşte cerinţele de form ă pre
văzute su b sancţiunea nulităţii, iar una din aceste cerinţe este tocm ai cea referitoare la
term enul de declarare a recursului.
Dintre soluţiile pe care le poate pronunţa com pletul de filtru, conform alin. (5) al
art. 493, cea care corespunde unei eventuale deficienţe privind nerespectarea term enului
d e recurs este anularea recursului, dar aceeaşi soluţie se poate adopta şi de instanţele
care soluţionează recursuri fără procedura de filtrare.
m P e n t r u d e z v o l t ă r i , a s e v e d e a ş i c o m e n t a r i u l d e Jd a r t . 1 8 5 .
930 O C T A V A S P 1 N ÎA N V -M A W
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 486
C O M E N T A R IU
1. C uprinsul cererii şi docum ente ataşate. Prim ul alineat al articolului com entat con*
ţin e elem entele obligatorii ale cererii de recurs şi, spre deosebire de form a din vechiul
cod, sancţiunea aplicabilă în cazul lipsei unor m enţiuni se regăseşte reglem entată la sfâr
şitul articolului, în alin. (3).
Noutatea acestui prim alineat consta în aceea că, în afară de datele de identificare
ale recurentului, cererea trebuie s i c o n ţin i ţi pe cele ale avocatului sau, respectiv, con
silierului ju rid ic care întocm eşte cererea, lucru firesc în condiţiile în care s-a intenţionat
ca în recurs părţile să nu poată com părea singure, ci doar asistate sau reprezentate de
avocat, iar în cazul persoanelor ju rid ice de consilier juridic. în acest sens, au fo st adop
tate prevederile art. 83 alin. (3) si art. 8 4 alin. (2) referitoare la reprezentarea conven-
ţională a părţilor în recurs.
în noua reglem entare, s-a renunţat la m enţiunea privind obligativitatea in d icirii
de către recurentul care îşi are dom iciliul în străinătate a unui dom iciliu în Rom ânia,
dar obligaţia unei atare alegeri până la prim ul term en de ju d e c a ţi a fost m enţinută în
art. 156 NCPC. în Capitolul al ll-lea al Titlului IV rezervat c itir ii şi com unicării actelor de
procedură, capitol cu aplicabilitate generală în toate fazele procesuale.
In caz de nerespectare a acestei prevederi, nu există practic sancţiune, ci partea va
fi c ita ti prin scrisoare recom andată ia dom iciliul din străinătate, conform tezei finale a
art. 156.
De asem enea, s-a renunţat la indicarea în cazul persoanelor ju rid ice a unor elem ente
de identificare altele decât denum irea şl sediul, şi anum e: num ărul de înm atriculare în
registrul com erţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice, codul unic de înre
gistrare sau, d u p i caz, codul fiscal sau contul bancar.
F a ţi de vechea reglem entare, alin. (2) al art. 486 m ai prevede, pe lângă obligaţia
ataşării dovezii privind achitarea taxei de tim bru, şi pe aceea a anexării îm puternicirii
avocaţiale sau, după caz, a delegaţiei consilierului juridic.
2. Sa n cţiu n e . Sancţiunea prevăzută pentru lipsa oricăreia dintre m enţiunile la care se
referă alin. (1) lit. a) şi c)-e), precum şi a oricăruia dintre docum entele la care se referă
alin. (2) este p re vă zu ţi generic ca fiind nulitatea.
Felul şi regim ul nulităţii, în fiecare caz în parte, se determ ină însă după regulile pre-
văzute în Capitolul III, Titlul IV al Cărţii I, respectiv art. 174 şi urm.
Astfel, considerăm c i în ceea ce priveşte lipsa m enţiunilor referitoare la datele de
identificare ale recurentului şi 1a hotărârea care se atacă este vorba despre o nulitate
condiţionată şi, fiind expresă, vătăm area produsă prin lipsa acestor m enţiuni se prezumă
până la proba co n tra ri, conform art. 17S alin. (2).
în ceea ce priveşte încălcarea dispoziţiilor referitoare la reprezentarea procesuală,
conform art. 176 pct. 2 nulitatea este necondiţionata, în sensul că nu operează în funcţie
O C T A V iA 5 P I N t A N U ‘ M A T g l 931
A rt. 486 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
d e existenţa unei vătăm ări, ceea ce înseam nă că n u este perm isă dovada contrară, adică
a lipsei vătăm ării.
în cazul în care din cerere rezultă că aceasta nu a fost form ulată de avocat sau îm p u
ternicirea acestuia nu se depune la dosar, nerem edierea acesto r lipsuri în condiţiile legii
atrage nulitatea cererii d e recurs.
3. D atele de id e n tifica re ale p ărţilo r. în prim ul rând, trebuie rem arcat că nulitatea
este p re v ă zu ţi, în actuala reglem entare, num ai pentru lip sa d o telo r de identificare
a le re cu re n tu lu i sau reprezentantului acestu ia, m enţio nate la lit. a) din p rim ul alineat
al art. 4 8 6 , nu şi pentru lipsa aceloraşi d ate privitoare la in tim at m enţio nate la lit. b).
în prezenţa unei reglem entări asem ănătoare, dar nu identice din vechiul cod - care
prevedea la aceeaşi literă datele tu tu ro r părţilor - în practica judiciară au fo st reţinute
ca argum ente în favoarea răsturnării prezum ţiei de vătăm are pricinuită părţii adverse ca
urm are a lipsei unor m enţiuni din cererea d e recurs faptul că intim a tu l a fo s t le g a l citat
în absenţa elem entelo r de identificare m enţionate în cerere, chiar de la prim ul term en,
şi reprezentat în instanţă, asigurând u-se continuarea judecăţii şi în faza recursului în ace
laşi cadru procesual precum cel din faţa prim ei instanţe111. Credem că această soluţie îşi
păstrează actualitatea, ch iar atunci când se va ridica problem a nulităţii cererii de recurs
pentru lipsa unor date de identificare privitoare pe recurent sau reprezentantul acestuia.
Astfel, ne putem im agina câ în cerere este om is dom iciliul profesional al avocatului care
a redactat-o, d a r este m enţionat num ele acestuia, iar îm puternicirea avocaţială corect
com pletată se află la dosar.
Atunci când însă rezultă fără echivo c câ cererea este fă cu tă de pa rte, deci cu neres
pectarea dispoziţiilor referitoare la form ularea acesteia prin a v o c a t operează sancţiunea
nulităţii necondiţionat de existenţa vreunei vătăm ări; cu alte cuvinte, recurentul nu se va
putea apăra că, deşi cererea este făcută de el însu şi, respectă toate rigorile unei cereri
d e recurs.
4. H o tărârea care se atacă. în condiţiile reglem entării identice din vechiul cod, s-a
d e cis că nu operează nulitatea cererii de recurs din m om ent ce identificarea certă de
către parte a dispoziţiei luate prin încheierea de şedinţâ atacată este de natură să per
m ită raportarea atât a instanţei de control judiciar, cât şi a părţii adverse la „hotărârea
care se atacă", deşi aceasta fusese indicată în mod greşit d e recurent1'1.
Pentru identitate de raţiune, aceeaşi soluţie se poate adopta şi când num ărul hotărâ
rii nu este indicat deloc, dar, de exem plu, se m enţionează dosarul în care a fost pronun
ţată şi, eventual, data pronunţării.
5. M o tivele de recurs. Prevederea referitoare la m otivele de recurs a răm as neschim
bată şi există o anum ită necorelare cu art. 487 şi art. 488.
Astfel, dacă art. 488 care conţine m otivele pentru care se poate exercita recursul
poartă denum irea m arginală „M otivele de casare", ar f\ fo st firesc să se utilizeze aceeaşi
term inologie peste tot unde se vorbeşte despre acestea, în condiţiile în care toate m oti
vele de casare sunt m otive de nelegalitate, şi nu de netem einicie.
De asem enea, a răm as nem odificată dispoziţia potrivit căreia cererea de recurs poate
conţine, alternativ m otivelor de nelegalitate şi dezvoltării lor, m enţiunea că m otivele vo r
fi depuse printr-un m em oriu separat.
932 Oc t a v a s p in îa n v - m a w
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 486
O C T A V tA S P IN g A N V - M A W 933
A rt. 487 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
tează în sensul că nerespectarea cerinţei sem năturii părţii în cererea de recurs poate fi
com plinită în condiţiile art. 133 alin. (2) CPC 1865.
7. Taxa d e tim b ru . M enţiunea referitoare la obligativitatea ataşării !a dosar a dovezii
privind plata taxei de tim bru este preluata din vechea reglem entare.
Fiind vorba despre o cerinţă legală extrinsecă cererii de recurs, neîndeplinirea ei
atrage nulitatea cererii, necondiţionată d e existenţa vreunei vătăm ări, conform art. 176
pct. 6 NCPC.
8. îm p u te rn icire a avo caţială sau d e le gaţia co n silie ru lu i ju rid ic . Cele două acte, m en
ţionate pentru prim a dată în art. 486 alin. (2), sunt cele care fac dovada calităţii de repre
zentant.
Pentru felul tn care lipsa acestei dovezi se poate acoperi, art. 486 alin. (3) face trim i
tere expresă la art. 82 alin. (1), art. 83 alin. (3) şi art. 87 alin. {2} NCPC, arătând că acestea
răm ân aplicabile.
A rticolul 82 alin. (1) se referă la obligaţia instanţei care constată lipsa dovezii calită
ţii de reprezentant de a da un term en sc u rt pentru aco perirea acesteia. Credem că, în
procedura de filtru aplicabilă recursurilor de com petenţa în altei Curţi, verificarea dove
zii calităţii de reprezentant va fi făcută în condiţiile art. 493 alin. (3), iar raportul, odată
co m u n ica t va deschide posibilitatea părţii să rem edieze lipsa.
Acelaşi art. 82 alin. (1) arată care este şi soluţia aplicabilă în ca 2 de neacoperire a lip
sei, şi anum e an u la rea cererii. A rticolul 493 alin. (S) consacră aceeaşi soluţie în proce
dura filtrului, prin urm are, în cazul nedepunerii dovezii calităţii de rep rezen tan t cererea
de recurs va fi anulată.
A rticolul 83 alin. (3) afirm ă obligativitatea reprezentării p ă rţilo r p erso a n e fizic e de
către avocat în recurs, atât în ceea ce priveşte redactarea cererii şi a m otivelor de recurs,
cât şi în ceea ce priveşte exercitarea şi susţinerea recursului.
Pentru etapa introducerii căii d e a ta c - care presupune redactarea cererii m otivate
şi înregistrarea la instanţă - art. 8 7 alin. (2) prevede o derogare, în sensul că avocatul
care a reprezentat sau asistat partea la judecata procesului - respectiv la faza procesuală
anterioară, a p e lu l-p o a te să introducă orice cale de atac îm potriva hotărârii pronunţate,
desigur din cele prevăzute d e lege.
Aceasta înseam n ă că, într-o atare situaţie, avocatul nu trebuie să mai ataşeze la
cererea d e recurs o nouă îm puternicire avocaţială, ci este de ajuns să arate că exercită
recursul în condiţiile art. 87 alin. (2) şi că îm puternicirea se află în dosarul în care s-a dat
hotărârea recurată.
C h iar şi în acest caz, pentru susţinerea recursului este necesară o nouă îm puternicire,
actualm ente existând o prevedere expresă în acest sens în art. 89 alin. (2) teza finală.
C O M E N T A R IU
pot fi depuse separat d o ar atunci când term enul de declarare a recursului şi term enul de
m otivare a acestuia curg de la date diferite.
Altm interi nu a r avea sens prevederea im perativă din actuala reglem entare a art. 487
conform căreia recursul se va m otiva p rin în să şi cererea de recurs, de la care acelaşi text
perm ite o singură excepţie, cu trim itere la art. 4 7 0 alin. (5) privitor la apel.
A cest din urm ă text prevede expres că atunci când term enul pentru exercitarea ape
lului curge de la alt m om ent d e c it com unicarea hotărârii, m otivarea apelului se va face
într-un term en de aceeaşi durată, care curge, însă, de la data com unicării hotărârii.
în plus, art. 487 alin. (1) nu m ai prevede alternativ m otivarea recursului prin cerere
sau înăuntrul term enului de recurs, cea de-a doua posibilitate fiind elim inată.
Prin urm are, atunci când n u există un term en distinct de m otivare a recursului faţă
de cel de declarare, cererea de recurs va treb u i sâ cuprindă ş i m otivele, su b sancţiunea
nulităţii cererii, prevăzută de art. 486 alin. (3) NCPC.
Cu toate acestea, credem că m otivele depuse separat de cerere sau o eventuală com
pletare a acestora, câtă vrem e vo r fi depuse înăuntrul term enului de recurs (atunci când
acesta coincide cu term enul de m otivare),vor fi luate în considerare de către instanţe, iar
recursurile nu vo r fi declarate nule.
Un argum ent în acest sens ?l va constitui art. 489, care prevede că recursul este nul
dacă nu a fost m otivat în term enul legal. O m otivare a recursului în term enul legal va
face dovada lipsei presupusei vătăm ări produse prin neincluderea lor în cerere, conform
art. 4 8 6 coroborat cu art. 487, câtă vrem e instanţa sesizată cu judecata recursului va
prim i deopotrivă cererea de recurs şi m otivele acestuia, Iar am bele vo r fi fost d epuse în
term enul legal.
Atunci când term enul de declarare şi cel de m otivare a recursului încep să curgă de la
date diferite, cererea de recurs va putea fi făcută în term enul de declarare, fără arătarea
m otivelor şi dezvoltarea lor, urm ând ca acestea să fie depuse ulterior, printr-un m em oriu
separat, înăuntrul unui term en cu aceeaşi durată ca şi cel de declarare a recursului, cal
culat d e la data com unicării hotârârii.
Această soluţie legislativă este salutară pentru că vine să tranşeze o chestiune
rezolvată neunitar în practica instanţelor. Astfel, în situaţiile in care term enul de recurs
curgea de la pronunţarea hotărârii, ca de exem plu în ca 2ul ordonanţei preşedinţi a le, unele
instanţe considerau că recursul trebuie declarat şi m otivat în term enul de recurs, unicul
prevăzut d e lege, iar altele considerau că un nou term en d e m otivare trebuie recunoscut
părţii, de la data com unicării hotărârii, pentru că în absenţa hotărârii m otivate nu se pot
form ula critici ia obiect. A cest din urm ă punct d e vedere, m ai com patibil cu ideea de
proces echitabil şi de recurs efectiv, în accepţiunea art. 6 din Convenţia europeană, a
prevalat în opţiunea legiuitorului.
Din vechea reglem entare a art. 303 C P C 1865 care se referea la m otivarea recursului
a dispărut dispoziţia conţinută în alin. (2), care prevedea că term enul pentru depunerea
m otivelor se socoteşte d e la com unicarea hotărârii, chiar dacă recursul s-a făcut mai
înainte.
Această elim inare vine să confirm e încă o dată intenţia legiuitorului de a disciplina
exercitarea recursului, prin fo rm u la re a -c a r e g u lă - a unei singure cereri care să cuprindă
toate elem entele prevăzute de art. 486, inclusiv m otivele de nelegalitate şi dezvoltarea
acestora.
Cu toate acestea, este greu d e crezut că o cerere d e recurs form ulată înainte de a
în cep e să curgă term enul va fi declarată nulă pentru această unică neregularitate.
O CTA V iA S P IN iA N U -M A T g l 935
A rt. 488 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
2. C o pie a m o tive lo r pentru procuror. Alineatul (2) al art. 487 a preluat fără nicio
m odificare prevederile conţinute anterior în art. 303 alin. (4) CPC 1865.
Deşi se referă la depunerea pentru procuror a unei copii de pe m otivele d e casare,
este evident că atunci când acestea sunt înglobate în cerere - şî aceasta ar trebui să fie
regula - ceea ce se com unică procurorufui este copia cererii de recurs însăşi.
De asem enea, prin conţinut, această dispoziţie are legătură m ai degrabă cu depune
rea cererii de recurs decât cu m otivarea cererii şi credem că a r fi fo st mai potrivită pla
sarea ei în art. 4 9 0 NCPC.
3. C o n stitu ţio n a lita te . Referitor la necesitatea m otivării recursului prin cererea
d e recu rs sau în ău n tru l term en ului d e recu rs care curge de la com unicarea hotărârii,
C u rtea Constituţionafă a constatat că aceste prevederi nu contravin d isp o ziţiilo r co n ţi
nute în art. 21 din C o n stitu ţie 111.
în să pentru ipoteza în care sancţiunea a intervenit în contextul greşitei calificări a
căii d e atac ca apel în loc de recurs, cu consecinţa recalificării şi respingerii recursului ca
fiind lovit de nulitate din cauza nem otivării acestuia în term enul prevăzut de lege, Curtea
Constituţională a respins ca inadm isibilă excepţia d e neconstîtuţ tonalitate, cu m otivarea
că suntem în prezenţa unei problem e de interpretare şi de aplicare a legii, ce ţine de
resortul instanţelor judecătoreşti, iar nu de cel al instanţei de contencios constituţional121.
în d o ctrin ă 31au fost exprim ate rezerve - pentru ipoteza în care neîndeplinirea condi
ţiei m otivării, ca urm are a recalificării căii de atac, nu se datorează culpei titularului căii
d e atac - cât priveşte m ăsura Tn care sancţiunea nulităţii recursului, deşi legal aplicată
din perspectiva art. 306 alin. (2) CPC 1865, a principiului legalităţii căii de atac şi a celui
potrivit căruia nim eni nu poate invoca necunoaşterea legii, se conciliază cu exigenţele
im puse de art. 6 din Convenţia europeană referitor la garanţiile unui proces echitabil,
su b aspectul privării părţilor de dreptul de acces la un tribunal, sub form a posibilităţii
intentării unei căi de atac îm potriva unei hotărâri a unei instanţe inferioare.
4. San cţiu n ea n em o tivării. N em otivares recursului în term en se sancţionează, potri
v it art. 489 alin. (3) NCPC, cu nulitatea, cu excepţia m otivelo r de casare de o rd in e publică.
Sancţiunea se regăsea şi în reglem entarea art. 306 CPC 1865, cu m enţiunea că actua-
luf art. 489 nu m ai prevede posibilitatea de dezvoltare a m otivelor de casare astfel încât
să poată fi încadrate în cele prevăzute de fostul art. 304 CPC 1865.
A r i . 4 8 8 . M o tiv ele de casare. (1) Casarea unor hotărâri se poate cere num ai
pentru urm ătoarele m otive de nelegalitate:
1. când instanţa nu a fo st alcătuită potrivit dispoziţiilor legale;
2. dacă hotărârea a fost pronunţată de alt judecător decât cel care a luat parte
la dezbaterea p e fond a procesului sau de un alt com plet de judecatâ decât cel
stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei ori a cărui com punere a fost schim
bată, cu încălcarea legii;
1)1 C u rte a a sta tu a t că p ă rţile p o t in d ic a m o tive le d e re cu rs fie p rin ce re re a d e re cu rs , fie p rln tr-u n m e m o riu
se p a ra t, arătâ n d m o tive le d e m o d ifica re sa u d e c a s a re a h o tă râ rii a ta ca te şi d e zv o lta re a lor. Fap tu l că te rm e n u l
d e d e p u n e re a a ce sto r m o tive s e so co te şte d e la c o m u n ica re a h o tă râ rii, c h ia r d a c ă re c u rs u l s-d fă c u t m ai
în a in te , s e ju s tific ă p rin a ce e a că, în m o m e n tu l c u n o a şte rii s o lu ţie i, p a rte a in te re sa tă p o a te a p re c ia d a că este
sa u n u utif să d e c la re re cu rs, în să m o tiva re a a c e stu ia n u p o a te fi fă cu tă d e c â t d u p ă re d a cta re a in te g ra la a
h o tă râ rii - C .C ., D e c. nr. S 2 6 /2 0 0 S .
ul C C , D e c. nr. 2 0 9 /2 0 0 6 .
A se ve d e a C . B o ro i, O. Sp in e a n u -M a te i, o p , c it,, p. 593.
936 O C TA V A SP IN tA N U ‘ M A W
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 488
C O M E N T A R IU
1. M o tivele de casare. în actuala reglem entare, singura soluţie posibilă tn caz de
adm itere a recursului, indiferent că este vorba despre soluţia în altei Curţi de Casaţie şi
Justiţie sau a unei alte instanţe de recurs, o reprezintă, conform art. 496 alin. (2) NCPC,
casarea hotărârii, în tot sa u în parte, nem a ifiin d prevăzuta posibilitatea m odificării hota•
râ rii atacate.
De aceea, art. 488 NCPC, care înlocuieşte art. 304 C P C 1865, poartă denum irea mar-
ginală „M otivele d e casare" şi reglem entează opt astfel de m otive, tn legătură cu care se
precizează în alin. (1) câ sunt num ai m otive de nelegalitate.
1.1. N eleg a fa a lcă tu ire a instanţei- A cest prim m otiv de nelegalitate a fost preluat
în m od identic din reglem entarea anterioară (art. 304 pct. 1 CPC 2865), consideraţiile
doctrinei şi ale practicii judiciare anterioare m enţinându-şi pertinenţa şi în noul context.
Sintagm a „alcătuirea instanţei" im plică atât nerespectarea norm elor privind com pu-
nerea instanţei, cât şi pe acelea referitoare la constituirea instanţei.
în ceea ce priveşte noţiunile de com punere şi d e constituire a instanţei, am bele
desem nând alcătuirea instanţei, s-a arătat că distincţia dintre acestea priveşte faptul că
prin com punerea instanţei se înţelege form area instanţei din personal având funcţia de
judecător, în tim p ce prin constituirea instanţei se înţelege form area instanţei din perso
nal având nu num ai funcţia de judecător, dar şi pe aceea de grefier, m agistrat-asistent,
asistent ju d iciar şi procuror11’.
Deşi noţiunile d e com punere şi d e constituire nu sunt prevăzute ca atare în legislaţie,
noul Cod de procedură civilă face referiri la unele instituţii sau acte ce privesc nu num ai
judecătorii, dar şi pe ceilalţi participanţi.
Referitor la greşita com punere o instanţei, se are în vedere atât alcătuirea acesteia
cu un num ăr necorespunzător de judecători, cât şl cu judecători care se aflau într-o
situaţie d e incom patibilitate ori recuzare, aceasta deoarece textul de lege nu-şi restrânge
aplicabilitatea la încălcarea dispoziţiilor privind alcătuirea instanţei cuprinse în legea de
organizare judecătorească, ci se referă la orice situaţie în care instanţa nu a fo st alcătuită
potrivit legii, fie a celei de organizare judecătorească, fie a celei de procedură.
llJ Pentru detalii, a se ved e a şi co m en tariile aferente C ap ito lulu i I .Ju d e că to ru l, incom patibilitatea" din Titlu l II
„P articip an ţii la procesul civil" a l Cărţii i.
Astfel, în practica ju diciară111 s-a d e cis câ instanţa este greşit alcătuită în situaţia în
care la judecată participă un judecător incom patibil; hotărârea pronunţată de un ju d e
cător îm potriva căruia s-a form ulat o cerere d e recu 2are, care nu a fost soluţionată, este
lovită de nulitate şi va fi casată, instanţa nefiind alcătuită potrivit dispoziţiilor legale;
încheierea este pronunţată de un com plet neiegal constituit, dacă unul dintre m em brii
acestuia a form ulat cerere de abţinere care a fost adm isă, astfel că judecătorul trebuia
să se retragă de la judecarea pricinii.
5pre exem plu, în ipoteza în care, calificând greşit calea d e atac exercitată drept recurs
în loc de apel, instanţa a pronunţat o hotărâre în com plet form at din trei judecători în
loc de doi, cum prevede legea, s-au încălcat norm ele legale im perative privind com p u
nerea instanţei.
Tot în cadrul aprecierii legalităţii com pletului de judecată trebuie avute în vedere şi
dispoziţiile art. 23 din le g e a nr. 303/2004 prfvind statutul ju d ecăto rilo r şî procurorilor,
care prevăd lim itativ cauzele ce pot fi ju d ecate de judecătorii stagiari.
O altă situaţie în care se poate ivi o problem ă legată de com punerea instanţei este
aceea a com pletului de divergenţă, constituit în condiţiile art. 399 NCPC, în practica
anterioară sta tu ln d u -se în sensul că neconsem narea în încheierea de dezbateri a inci
dentului privind divergenţa şi soluţionarea apelului în com plet de trei ju decători, în ioc
d e doi judecători, atrage casarea hotărârii pronunţate.
De asem enea, s-a decis că, în situaţiile în care participarea procurorului era obligato
rie la soluţionarea cauzei, lipsa reprezentantului M inisterului Public la dezbateri atrage
casarea deciziei, deoarece, ?n atare situaţie, instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispozi
ţiilo r legale.
Tot cu privire la legalitatea alcătuirii com pletului, este d e m enţionat că potrivit
dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judecătorească,
com pletul pentru soluţionarea în prim ă instanţă a cauzelor privind conflictele de m uncă
şi asigurări sociale se constituie dintr-un judecător şi 2 asistenţi ju diciari, iar potrivit
alin. (2) al aceluiaşi articol, asistenţii ju d iciari participă la deliberări cu vot consultativ şi
sem nează hotărârile pronunţate, opinia acestora consem nându-se în hotărâre, iar opinia
separată se m otivează.
1.2. Pronunţarea h o tă râ rii d e a lt ju d e că to r d ecâ t c e l ca re a lu a t p a rte la dezbate •
re a p e fo n d a p ro ce su lu i sau d e un a lt com plet de ju d e ca tâ d ecâ t ce l sta b ilit aleatoriu
p e n tru soluţionarea ca u ze i o ri a că ru i com punere a fo s t schim bată, c u încălcarea legii.
Spre deosebire de reglem entarea anterioară, m otivul prevăzut d e pct. 2 a fo st extins şi la
situaţia în care hotărârea a fost pronunţată fie de un alt com plet decât cel stabilit alea
toriu, fie d e acelaşi com plet, dar a cărui com ponenţă a fost schim bată cu încălcarea legii.
Din perspectiva acestei m odificări, în viito r se va reconsidera practica ju diciară potri
v it căreia nerespectarea principiului continuităţii com pletului de judecată priveşte doar
situaţia în care hotărârea a fo st dată de alţi judecători decât cei care au luat parte la dez
bateri.
în rest, jurisprudenţa creată în baza art. 304 pct. 2 CPC 1865 îşi păstrează valabilitatea
pentru prim a teză a actualului pct. 2 al art. 4 8 8 NCPC, în sensul că soluţionarea cauzei de
către alţi ju d ecă to ri decât ce i care au participat la dezbaterea în fo n d o litigiului atrage
nelegalitatea hotărând2’.
1)1 A s e vedea <3. B o ro i, 0 . S p in e a n u -M a t e i, o p . cit., practica ju d iciară d e la art. 304 pct. 1 C P C 1865. p. 560-564.
1,1 A se vedea 6 . B o ro i, O . S p in e a n u -M a te i, o p , d t ,, practica ju d iciară d e la art. 304 pct. 2 C P C 1 86 5, p. 564.
938 O C T A V A S P IN t A N V -M A W
T î l L I L II. C A l l E O E A TA C A rt. 488
Pentru d fi incident m otivul d e casare prevăzut de teza a ll-a a pct. 2 dl art. 488 NCPC
trebuie ca instanţa de recurs s l constate c i schim barea com pletului in iţia l d esem n a t nu
a a vu t niciun tem ei, adică nu s-a ad m is o cerere d e abţinere sau de recuzare a întregului
com plet, nu a avu t loc desfiinţarea com pletului, nu a avu t loc o n o u l repartizare a dosa
rului în vederea respectării principiului specializării sau alte asem enea.
M otivul de casare prevăzut în teza a lll-a va fi incident în cazul în care hotărârea a fost
pronunţată de com pletul desem nat aleatoriu, d a rîn care unul, doi sau chiar toţi m em brii
au fo s t a lţii decât ce i ca re a u alcâtuit in iţia l co m p le tu l
De regulă, schim barea com punerii com pletului are ioc d o a r în cazul adm iterii unor
cereri de abţinere sau de recuzare, în cazul în care judecătorul sau judecătorii se află în
m od te m p o ra rîn im posibilitate de a lua parte la judecată - din m otive d e boală, conce
dii de odihnă, îndeplinirea unei alte obligaţii profesionale, ca de pildă num irea în birou
rile electorale etc. De asem enea, înlocuirea judecătorilor m ai intervine când aceştia au
fost prom ovaţi la o instanţă superioară în grad, detaşaţi sau transferaţi din instanţă, au
fost suspendaţi din funcţie sau, din diferite m otive, le-a încetat calitatea de judecător. în
actualul context al sistem ului judiciar, caracterizat de ani buni printr-o pronunţată insta
bilitate a resurselor um ane, asem enea situaţii sunt destul de frecvente.
în m od norm al, toate aceste situaţii care determ ină schim barea fie a com pletului,
fie a com ponenţei acestuia se reflectă în încheierile d e şedinţă sau, după caz, procesele-
verbale ataşate la dosarul cauzei.
Aceste acte trebuie să ateste atât necesitatea m odificării operate, cât şi faptul că a avut
loc, după caz, fie o nouă desem nare aleatorie a unui alt com plet, fie o înlocuire a m em brilor
cu respectarea planificării de perm anenţă şi a Regulam entului de ordine interioară.
Credem că, în cazul în care aceste dovezi nu se află la dosar, ele trebuie solicitate
instanţei a cărei hotărâre se atacă şi num ai dacă aceasta nu va fi în m ăsură să le com u
nice, se va proceda la casarea hotărârii. A r fi excesiv să se procedeze altfel, deoarece
introducerea acestui nou m otiv de recurs nu este m enită să sancţioneze eventuale gre
şeli birocratice, ci doar acele situaţii de schim bare nelegală a com pletului sau a com pu
nerii acestuia, tocm ai pentru că sunt de natură să creeze suspiciuni cu privire la im par
ţialitatea instanţei şi să afecteze credibilitatea actului de justiţie.
1 .5 . H otărârea a fo s t data cu încâlcarea com petenţei d e ordine p u blica a a ltei instanţe,
invocată în condiţiile legii. Acest m otiv de nelegalitate a fost preluat din reglementarea
anterioară, respectiv art. 304 pct. 3 CPC 1865, însă astfel cum acesta a fost m odificat prin
Legea nr. 202/2010 privind unele m ăsuri privind accelerarea soluţionării proceselor.
Practic, acest m otiv de recurs va putea fi prim it doar dacă s-a invocat excepţia n eco n v
petenţei m ateriale sau teritoriale de ordine publică în faţa instanţei a cărei hotărâre se
atacă, invocarea s-a făcut în condiţiile legii, respectiv art. 130 alin. (2) N CPC - adică la
prim ul term en la care părţile au fost legal citate - , iar instanţa a respins în mod greşit
excepţia ori a om is să se pronunţe asupra acesteia11».
Trebuie precizat că acest m otiv priveşte necom petenţâ instanţei care a pronun -
ţat hotărârea recurata, adică fie a instanţei de apel, fie a celei care a judecat în primă
instanţă, iar hotărârea este supusă direct recursului.
Când este vorba de necom petenţâ prim ei instanţe, iar hotărârea recurata este pro
nunţată de instanţa de apel, m otivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 3 poate
fi valorificat num ai în condiţiile alin. (2) din acelaşi articol, şi anum e necom petenţâ pri-
O C T A V iA 5 P I N t A N U ‘ M A W 939
A rt. 48$ Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s â
m ei instanţe a fost invocată ca m otiv de apel - după ce an terio r fusese invo cat! în con
diţiile legii şi în faţa prim ei instanţe - , iar instanţa de apel a respins-o ori a om is să se
pronunţe asupra ei.
1.4. D epăşirea atribuţiilor p u te rii judecătoreşti. De asem enea, şi acest m otiv de nele*
galitate a fost preluat în m od identic din reglem entarea precedentă (art. 304 pct. 4 CPC
1865), consideraţiile doctrinei şi ale practicii judiciare anterioare răm ânând de actualitate.
Prin sintagm a „depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti" se înţelege incursiunea
autorităţii judecătoreşti în sfera autorităţii executive sau legislative, astfel cum acestea sunt
delim itate de Constituţie sau de legile organice, instanţa judecătorească săvârşind acte
care intră în atribuţiile unor altor organe aparţinând unei atte autorităţi constituite tn stat111.
Spre exem plu, în practică s-a constatat acest m otiv d e nelegalitate în situaţiile în care
instanţa de judecată a încălcat atribuţia exclusivă a Curţii Constituţionale de verificare a
concordanţei unei dispoziţii legale în vigoare cu C onstituţia Rom âniei, substituindu-se
instanţei constituţionale.
1.5. încălcarea re g u lilo r d e procedură a că ro r nerespectare atra g e san cţiu n ea n u li
tăţii. Form ularea pct. 5 al art. 488 NCPC este m ai cuprinzătoare decât cea a pct. 5 al
art. 304 CPC 1865, deoarece se referă la încălcarea regulilor de procedură a căror neres
pectare atrage sancţiunea nulităţii, şi nu doar a celo r prevăzute sub sancţiunea nulităţii
d e fostul art. 105 alin. (2) CPC 1865.
în legătură cu acest din urm ă text arătam că există şi situaţii în care nulitatea actelor
d e procedură nu este supusă condiţiilor din art. 105 alin. (2) CPC 1865, şi anum e când
nulitatea intervine pentru încălcarea unor condiţii extrinseci actului de procedură, inde
pendent de existenţa vreunei vătăm ări. Tocm ai pentru că aceste cazuri nu intrau sub
incidenţa art- 304 pct. 5 CPC 1865, care făcea trim itere strict la art. 105 alin. (2) CPC
1865, identificam situaţii în care pentru încălcarea unor norm e de procedură se aplică
art. 304 pct. 9 CPC 1865»'.
Nulitatea actelor de procedură se regăseşte actualm ente în Capitolul III din Titlul IV al
Cărţii I, capitol care reglem entează deopotrivă nulitatea absolută şi pe cea relativă, nuli
tatea condiţionată şi pe cea necondiţionată de existenţa unei vătăm ări. De asem enea,
acest capitol reglem entează m odul în care nulităţile po t fi invocate şi efectele pe care le
produce aplicarea sancţiunii.
Prin urm are, o rice pretinsă în călcare a unei reguli de procedură, indiferent d e regi
mul său ju rid ic, va fi analizată din perspectiva art. 488 pct. 5 NCPC pentru a se constata
dacă reprezintă sau nu m otiv pentru casarea hotărârii.
1.6. H otărârea n u cuprinde m otivele p e care se întem eiază sa u cuprinde m otive
contradictorii o ri n u m a i m otive stră in e d e natura cauzei. Faţă de form ularea din pct. 7
al art. 304 CPC 1865, noul te xt introduce în teza a II l-a condiţia ca hotărârea să cuprindă
num ai m otive străine de natura cauzei.
Criticam , în contextul vechiului cod, soluţia legislativă potrivit căreia m otivul de
recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 constituia m otiv de m odificare pentru urm ătoarele
considerente: lipsa m otivării hotărârii, m otivarea contradictorie sau străină de natura
pricinii, odată constatate, ar fi trebuit să conducă la adm iterea recursului şi la m odifica
rea hotărârii. Dacă însă hotărârea recurată este tem einică şi legală, m odificarea sa este
lipsită de sens. Practic, instanţele care aplicau dispoziţiile art. 312 alin. (3) C P C 1865
1)1 T. P o p , C o n ţinu tu l sintagm ei depăşirea atrib u ţiilo r puterii ju d ecăto re şti, in D reptul nr. 10/1996.
1,1 A se vedea 6 . B o ro i, O . S p in e o n u -M o t e i , o p , d t ., p. 581, p ct. 61,
940 O C T A V A S P IN t A N U ‘ M A W
T î l L I L II. C A l l E O E A TA C A rt. 488
privind m odificarea hotărârii, pentru a reţine sau nu incidenţa cazului prevăzut de art. 304
pct. 7 C P C 1865, reanalizau m otivele d e apel ţi respingeau sau adm iteau recursul nu
în funcţie de îm prejurarea că hotărârea rec urată cuprin d e sau nu m otivele pe care se
sprijină, sau că acestea erau sau nu contradictorii ori străine d e natura pricinii, ci după
cum apeluk fusese greşit sau corect soluţionat, în raport de probele adm inistrate şi de
m otivele invocate. Or, această din u r m i analiză este specifică situaţiilor în care instanţa
de recurs casează decizia şi rejudecă fondul, conform art. 312 alin. (4) CPC 1865.
Varianta casării hotărârii în tem eiul art. 312 alin. (5) CPC 1865, cu consecinţa trim iterii
cauzei spre rejudecare, era acceptată în ideea că, în lipsa oricăror considerente, nu se
poate şti dacă soluţia dată în apel este efectul sau nu al rezultatului cercetării fondului;
putea fi, de asem enea adoptată în cazul în care considerentele erau străine de natura
pricinii şi nu priveau fondul cauzei cu care a fost sesizată instanţa. O astfel de soluţie
nu se putea justifica şi atunci când considerentele erau contradictorii. Această a doua
variantă ignoră însă prevederea art. 312 alin. (3) CPC 1865 care, pentru cazul art. 304 pct.
7 CPC 1865, consaca expres soluţia m odificării hotărârii fără a face vreo distincţie după
cum m otivarea este contradictorie, străină d e natura pricinii sau lipseşte cu desăvârşire'11.
Actualm ente, coroborând art. 488 pct. 6 N CPC cu dispoziţiile art. 497 şi art. 498
NCPC, rezultă că, excepţie făcând înalta Curte, core casează întotdeauna cu trim itere ,
celelalte instanţe de recurs vo r putea caso cu trim itere spre rejudecare o singură dotă
pentru acest m o tiv, în m ăsura în care lipsa cu desăvârşire a co nsiderentelor sau prezenţa
doar a unora care nu au nicio legătură cu natura cauzei vo r fi privite în continuare ca fiind
echivalente cu nejudecarea fondului.
Când va fi existat deja o casare cu trim itere spre rejudecare, în condiţiile art. 498
alin. (2) NCPC ori considerentele, deşi prezente şi legate de natura cauzei, vo r fi găsite
contradictorii, soluţia va fî aceea de casare cu reţinere .
1.7, încălcarea autorităţii de lucru ju d eca t. în călcarea autorităţii d e lucru ju decat
este reglem entată ca un m otiv d e casare distinct.
Im portanţa acordată de actualul cod acestui m otiv d e casare rezultă atât din regie-
m enta rea sa distinctă, cât şi din îm prejurarea că incidenţa sa nu poate fi înlăturată prin
aplicarea principiului non reform atio in peius. în acest sens, dispoziţiile art. 432 NCPC
prevăd în mod expres că excepţia autorităţii de lucru judecat poate fi invocată oricând,
chiar înain tea instanţei de recurs, iar ca efect al adm iterii acesteia se poate crea părţii
care a declarat calea de atac o situaţie m ai grea decât cea din hotărârea atacată.
1.8. H otărârea a fo s t dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a n o rm elo r de drept
m aterial. M otivul prevăzut în vechiul cod de art. 304 pct. 9 a fost lim itat la încălcarea sau
aplicarea greşită a norm elor de drept m aterial.
Elim inarea ipotezei lipsei de tem ei legal nu aduce o m odificare d e substanţă, deoa
rece ipotezele păstrate su n t suficient de acoperitoare pentru a perm ite rem edierea ori
cărei nelegalităţi pe tărâm ul dreptului substanţial, desigur dacă invocarea ei d e către
recurent se face cu respectarea tu tu ro r cerinţelor legale.
în schim b, precizarea că este vorba despre norm e de drept m aterial exclude posibili
tatea ca în cadrul acestui m otiv sâ se invoce încălcarea sau aplicarea greşită a norm elor
de procedura.
111 id e m , p, 576.
O C T A V IA 5 P iN t A N U ‘ M A W 941
A rt. 48$ Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
M odificarea operată este logică în contextul în care a fost extinsă aria de aplicabili
tate a art. 438 pct. S N C P C la care ne-am referit anterior, la toate încălcările regulilor de
procedură sancţionabile cu nulitatea.
Cu titlu de exem plu, ipotezele circum scrise acestui m otiv de casare se în tâln esc în
situaţiile în care instanţa aplică un act norm ativ care nu este incident în speţă, dă efi
cienţă unei norm e generale în condiţiile existenţei unei norm e sp eciale aplicabile, dă o
interpretare greşită textului de lege aplicabil în cauză etc.
2. C o n d iţiile invo cării. Alineatul (2) al art. 488 consacră legislativ o practică deja con
stantă, potrivit căreia, aşa cum recursul nu se poate exercita fără să se fi uzat de calea
apelului (d esigu r când aceasta este deschisă de lege), to t astfel în recurs nu se pot invoca
om/55o m ed io m otive care nu au fo st valorificate m ai întâi în apel"1.
Conform textului, m otivele de casare po t fi prim ite dacâ nu a u p u tu t f i invocate pe
calea a p elului sa u în cu rsu l ju d e c ă rii apelului.
Pe calea apelului po t fi invocate m otive care privesc judecata în prim ă instanţă, în
tim p ce pe parcursul Judecării apelului pot apărea m otive care privesc exclusiv această
fază procesuală şi care, pe cale de consecinţă, pentru a putea fi invocate în recurs, tre
buie în prim ul rând valorificate în term enele şi condiţiile prevăzute d e lege.
A şa fiind, o nulitate relativă săvârşită în cursul judecăţii apelului, care nu a fo st invo
cată în term enul prevăzut d e art. 178 alin. (3) lit. b) NCPC, nu va putea fi invocată ca
m otiv de recurs.
în principiu, m otivele de casare n u p o t f i invocate p e calea a p elu lu i când hotărârea
a fo st dată fără drept de apel, în înţelesul art. 483 alin. (1), şi nu p o t f i invocate în cursul
ju d e că rii a p elului fie când privesc în săşi hotărârea instanţei de apel, fie ele au fost oca
zionate la ultim ul term en din judecata apelului, iar partea pretins lezată nu a avut posi
bilitatea obiectivă d e a le invoca.
Cum alin. (2) al art. 488 stabileşte o regulă general aplicabilă tu tu ro r m otivelor prevă
zute de alin. { ! ), rezultă că nici când este vorba despre excepţii absolu te sau n u lită ţi abso
lute, acestea nu pot fi invocate direct în recurs, dacă puteau fi invocate pe calea apelului
sau în cursul ju decăţii acestuia.
Astfel, de pildă, necom petenţâ de ordine publică a prim ei instanţe, care nu a form at
o b iect de critică în apel, nu m ai poate fi invocată pe calea recursului.
în schim b, ca o excepţie de la regulă, credem că poate fi reţinută situaţia în care exista
autoritate d e lucru judecat ch iar la data ju decăţii litigiului în prim ă instanţă, iar excepţia
nu a fo st invocată nici în faţa acestei instanţe şi nici în calea de atac a apelului. Faţă de
dispoziţiile art. 432 NCPC, rezultă că această excepţie poate fi invocată oricând în cursul
procesului, ch iar înaintea instanţei de recurs1*1.
Potrivit art. 178 alin. (1) NCPC, nulităţile absolute pot fi invocate, ca regulă, în orice
stare a ju decăţii cauzei, dacă legea nu prevede altfel. Or, legea prevede contrariul în cazul
în care condiţionează invocarea lor ca m otive de recurs de valorificarea anterioară pe
calea apelului.
în fine, m otivele de recurs pot fi prim ite dacâ ele au fo st invocate în apel sau pe par
cursul ju decăţii apelului, în term enul prevăzut de lege, d a r instanţa de a pel ie-a respins
sa u n u s-a pronu nţat asupra lor. în acest caz, partea a pus în m işcare m ecanism ul legal
d e sancţionare a pretinsei greşeli săvârşite în judecata cauzei, iar instanţa de recurs tre
1.1 C.A . Cralova, s. civ., dec. nr. 24/1998; C . S J . , s. civ., dec. nr. 1558/2001, Tn 6 J . Ba za d e date, citate tn 6 . B o ro i,
O. S p in e a n u -M a tşi, o p . cit., p. 539.
1.1 A se ved ea, pentru dezvoltări, com entariile d e la a r t 432.
942 O C T A V A S P 1 N ÎA N V -M A W
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 489
buie s i exercite controluf judtcidr —Tn fim itele fixate de art. 488 alin. (1) pct. 1-8 NCPC -
cu privire la felul în care acest m ecanism a funcţionat în instanţa de apel.
A r t . 4U 9. San cţiu n ea n em otiv arii recu rsu lu i. (1) Recursul este nul dacă nu
a fo st m otivat în term enul legal, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (3).
(2) A ceeaşi sancţiune intervine în cazul în care m otivele invocate nu se în ca
drează în m otivele de casare prevăzute la art. 488.
(3) D acă legea n u dispune altfel, m otivele de casare care sunt de ordine publică
p ot fi ridicate din oficiu de către instanţă, ch iar după îm plinirea term enului de
m otivare a recursului, fie în procedura de filtrare, fie în şedinţă publică.
C O M E N T A R IU
1. N em otiva rea în te rm e n . Dacâ art. 486 alin. (3) sancţionează cu nulitatea lipsa din
cererea de recurs a m otivelor de nelegalitate, art. 489 alin. (1) sancţionează cu nulitatea
nem otivarea recursului în term enul legal.
Din coroborarea celo r două dispoziţii rezulta ca lipsa din cerere a m otivelor d e casare
poate fi acoperită prin depunerea lor la dosar înăuntrul term enului de recurs.
2. în cad ra re a m o tive lo r în cele en u m erate de lege. Potrivit alin. (2) a) art. 489,
aceeaşi sancţiune, a nulităţii recursului, intervine şi în cazul în care m otivele invocate nu
se încadrează în cazurile de casare prevăzute de art. 488.
Această dispoziţie nou introdusă de actualul cod vin e să consacre legislativ o practică
îndelungată şi stabilă a instanţelor judecătoreşti. Astfel, confruntate cu un ele cereri de
recurs nestructurate, conţinând critici de netem einicie sau sim ple nem ulţum iri ale păr
ţilo r faţă de m odul în care a decurs judecata în fazele procesuale anterioare, instanţele
constatau câ asem enea critici nu constituie m otive de recurs şi echivalau im posibilitatea
încadrării acestora în dispoziţiile fostului art. 304 CPC 1865 cu nem otivarea recursului,
constatând nulitatea acestuia. Instanţele vo r continua să procedeze la fel sub noua regle
m entare, m otivând în drept soluţia nulităţii prin trim itere la art. 489 alin. (2) NCPC.
Din noua form ă a textului a disp ărut prevederea conform căreia indicarea greşită
a m otivelor de casare nu atrage nulitatea recursului d a c i dezvoltarea lor face posibilă
încadrarea într-unul din m otivele de recurs. Credem că elim inarea acestei prevederi,
m enită probabil s i aducă un plus de rigoare în exercitarea recursului, nu va avea nicio
consecinţă în practica instanţelor.
Din dispoziţiile alin. (2) al art. 489 rezultă că instanţele au obligaţia de a verifica
dacă m otivele invocate de recurent se încadrează în cazurile d e casare prevăzute de
art. 488, şi nu neapărat în acele cazuri de casare, dintre cele prevăzute în art. 488, care
au fost indicate în cerere. Num ai în ipoteza în care m otivele invocate nu se încadrează
în niciunul din cazurile de casare prevăzute d e art. 488 se va putea aplica sancţiunea
nulităţii recursului.
3. M o tive d e o rd in e p u b lică . Alineatul (3) al art. 489 prevede posibilitatea invocării
din oficiu a m o tive lo r de casare de o rd in e publica.
Consecinţa identificării şi invocării unor asem enea m otive este aceea că salvează
de la nulitate recursul, ch iar dacă acesta nu a fost m otivat în term enul legal ori m oti
vele invocate de recurent nu se încadrează în cazurile de casare prevăzute d e art. 488.
O C T A V iA S P I N g A N V - M A W 943
A rt. 490 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Această consecinţă rezultă din art. 489 alin. (1), care prevede că recursul este nul dacă nu
a fost m otivat în term enul legal, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (3).
O întrebare ridicată d e actuala reglem entare este cin e poate invoca m otivele de
casare de ordine publică. Textul prevede că aceste m otive pot fi ridicate d in oficiu de
către instanţă.
în vechea reglem entare se prevedea că po t fi ridicate ş i d in oficiu de către instanţă,
ceea ce a condus la interpretarea conform căreia m otivele de ordine publică puteau fi
invocate atât de către părţi, cât şi de instanţă din oficiu.
Credem că faţă de noua exprim are a legiuitorului, posibilitatea invocării unor asem e
nea m otive aparţine d o a r instanţei de judecată.
Ca şi în reglem entarea anterioară, textul creează num ai posibilitatea invocării unor
m otive de ordine publicâ, şi nu obligativitatea invocării lor. Deşi poate părea discre
ţionară atitudinea instanţei d e a invoca sau nu m otivele de ordine publică existente -
uneori sem nalate ch iar de părţi în cursul dezbaterilor - credem că este im portant să se
lase la aprecierea instanţei dacă m otivele identificate justifică sau nu soluţia casării unei
hotărâri, cu consecinţa reluării judecăţii.
în privinţa m o m e n tu iu n n care se po t invoca m otivele de casare de ordine publică,
art. 489 aiin. (3) prevede ca acesta se poate situa după expirarea term enului d e m otivare
a recursului, fie în procedura d e filtrare, fie Tn şedinţă publică.
în acest context, m otivele de casare de ordine privată form ulate tardiv nu v o r mai
putea face obiectul dezbaterii contradictorii, excepţia de nulitate a recursului pentru
acest m otiv fiind o excepţie de procedură, perem ptorie. în m ăsura în care, alături de
excepţia de nulitate a recursului pentru n e m o tiva re în term enul legal, a fo st invocată şi
excepţia de tardivitate a recursului, practica judiciară a decis că aceasta din urm ă va fi
soluţionată cu prioritate.
în practica ju diciară s-a statuat că prin m otivare a recursului treb uie înţeles nu doar
indicarea unuia dintre m otivele de casare, ci şl dezvoltarea acestuia, în sensul form ulării
unor critici privind m odul d e judecată al instanţei, raportat la m otivul de recurs invocat111.
4. C o n stitu ţio n alitate. Dispoziţiile art. 306 alin. (1) CPC 1865 au fost supuse contro
lului de constituţionalitate, Curtea Constituţională constatând că sancţiunea nulităţii
recursului care nu a fost m otivat în term en nu îngrăd eşte accesul la ju stiţie reglem entat
de art. 21 din Constituţie; legiuitorul noului Cod de procedură civilă a consacrat expres
principiul conform căruia hotărârile judecătoreşti su n t supuse legii în vigo are la data pro
nunţării lor, lege care câ rm u ie şte şi căile de atac, term enele de exercitare şi consecinţele
nerespectării acestora, toate aceste elem ente depinzând în m od necesar de m odul de
redactare şi com unicare a hotărârilor care constituie obiectul căilo r de atac*.
1)1 P e n tru detalii, a se ved ea practica Ju d iciară re2um atâ su b art, 3 0 6 C P C 1 8 6 5 , în G. Boroi, O. Sp in e a n u -M a te i,
o p . cit., p. 591*594.
1,1 C.C., D ec. nr. 3 2 7 /2 0 0 1 . A se ved ea şi N o ta la C.C., D ec. nr. 2 0 9 /2 0 0 6 , idem , p. 558-559.
944 O C T A V A S P 1 N ÎA N V -M A W
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 490
întâm pinare de avocatul sau consilierul juridic al recurentului. Prin aceste acte
de procedură se v a m enţiona dacă recurentul, respectiv intim atul este de acord
ca recursul, atunci când este adm isibil în principiu, să fie soluţionat de către com
pletul de filtru prevăzut la art. 493.
C O M E N T A R IU
1. Instanţa la care se dep u n e. Prim ul alineat reia vechea reglem entare din art. 302
CPC 1865, conform căreia recurs uf se depune Io instanţa a că re i hotărâre se atacă, sub
sancţiunea nulităţii, la care a d a u g i aceeaşi referire şi cu privire la m otivele de recurs -
atunci c ln d este cazul, adică atunci când se depun printr-un m em oriu s e p a r a t -, precum
şi noua exigenţă referitoare la reprezentare introdusă prin art. 83 alin. (3) şi art. 84 NCPC.
Cerinţa depunerii recursului la instanţa a cărei hotărâre se atacă este una extrinsecă
actului de procedură constând în cererea de recurs, aşa încât sancţiunea nulităţii inter
vin e necondiţionat de existenţa vreunei vătăm ări, conform art. 176 pct. 6. Aşa fiind, nu
se poate face d e către partea interesată, adică de către recurent, dovada contrară, a
inexistenţei vătăm ării, în cazul în care deliberat sau din eroare depune recursul la o altă
instanţă decât cea care a pronunţat hotărârea.
De altfel, pentru a se evita orice confuzie, art. 425 alin. (3) teza finală NCPC prevede că,
atunci când hotărârea este supusă apelului sau recursului, în partea finală a dispozitivului
se va m enţiona şi instanţa la care se depune cererea pentru exercitarea căii de atac111.
Prevederea în mod expres a aceleiaşi exigenţe şi pentru m otivele de recurs va fi de
natură să elim ine diferenţele ju risp ru d en ţiale create de vechiul text al art. 302 C P C 1865,
în sensul că aceeaşi sancţiune, a nulităţii necondiţionate, va opera şi în cazul în care
m otivele de recurs vo r fi depuse la o instanţă greşită. Nulitatea va opera, evident, num ai
în legătură cu această cerere, nu şi în legătură cu cererea de declarare a recursului, aşa
încât se poate ajunge ia soluţia ca recursul să fie declarat în term en , d a r nem otivat, dat
fiind că m em oriul care conţine m otivele este nul.
2. R edactarea cererii d e recu rs şi a în tâm p in ă rii. Cerinţa asistării sau reprezentării
părţilor atât la redactarea cererii de recurs, cât şi a m otivelor de către un avocat sau,
după caz, con silier ju rid ic, prevăzută în art. 83 alin. (3) şi art. 84, este sancţionabilă, în caz
de ne respecta re, to t cu nulitatea necondiţionată, conform art. 176 pct. 2 NCPC.
Alineatul (2) al art. 490 teza a Ill-a prevede aceeaşi cerinţă pentru redactarea întâm
pinării şi, respectiv, a răspunsului la întâm pinare.
Prin aceste din urmă acte procedurale, părţile au posibilitatea de a opta ca, în cazul
în care recursul trece de procedura de filtrare, în sensul că este considerat adm isibil în
principiu, să fie judecat d e acelaşi com plet. Deşi textul nu este destul de explicit, refe-
rindu-se la recurent, respectiv la intim at, şi nu la am bele părţi, credem că s-a intenţionat
ca, în cazul unui consens al părţilor pe acest aspect, recursul să fie păstrat spre soluţionare
pe fond de către com pletul de filtru.
Această interpretare se im pune în considerarea faptului că textul de lege trebuie să
producă un efect, ch iar în condiţiile în care prin Legea de punere în aplicare a noului cod
s-a abrogat alin. (8) al art. 493 (art. 487 în vechea num erotare dinainte de republicare)
care dispunea că „Prin excepţie d e la prevederile alin. (7), dacă părţile au cerut în mod
expres judecarea în fond a recursului de către com pletul de filtru, acesta se va pronunţa
114 A ce a stă m e n ţiu n e v in e să co n tracare ze o p a rte din co n sid e re n te le C u rţii C o n stitu ţio n a le exp rim ate îr> Dec.
nr. 7 3 7 /2 0 0 8 . A se v e d e a d e cizia re zu m a tă şl N o ta în G . Boroi, O . Sp in e a n u -M a te i, o p . cit., p. 551.
O C T A V IA S P I N g A N V - M A W 945
A rt. 490 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s â
în fond fără citarea părţilor, printr-o decizie definitivă, în afară d e cazul în care apreciază
că este necesară ascultarea părţilor, când va dispune citarea lor '.
3. Refacerea cererii. Alineatul (2) al art. 490 trim ite la art. 471 d in procedura apelului.
Este vorba despre un text care stabileşte în sarcina preşedintelui instanţei sau persoanei
desem nate d e acesta - un alt judecător, un grefier - obligaţia de a verifica, la prim irea
cererii de apel, dacă aceasta întruneşte condiţiile prevăzute de lege, d e a stabili lipsurile
şi de a da posibilitatea părţii să le rem edieze, pe loc, daca se poate, sau în interiorul ter
m enului d e apel, iar când consideră că tim pul răm as nu este suficient, într-un interval
d e cel m ult 5 zile d e la expirarea term enului. Textul reglem entează de asem enea m oda
litatea şi term enul de depunere a întâm pinării, cu diferenţa că în recurs acest term en se
dublează, adică va fi d e 3 0 de zile, egal cu cel de declarare a recursului.
Aceste prevederi vo r fi aplicabile însă doar proceselor pornite începând cu data de 1
ianuarie 2016, p ln ă atunci urm ând a s e aplica dispoziţiile art. XlV -XV IIdin Legea nr. 2/2013.
4. Pregătirea d o saru lu i de recurs. D isp o ziţii tran zito rii. Potrivit art. X llî din Legea
nr. 2/2013, „D ispoziţiile Codului de procedură civilă, republicată, privitoare la pregătirea
dosa ru lui de apel sau, după caz, de recurs de către instanţa a că re i hotărâre se ataca se
aplica în procesele p o rn ite începând cu data de 1 ia n u o rie 2016. în procesele pornite
începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi p â n l la data de 31 decem brie 2015
se aplică dispoziţiile art. XIV-XVII".
A rticolul XVII alin. (1) din Legea nr. 2/2013 prevede câ recu rsu l şl, dacă este cazul,
m otivele d e casare s e depun la instanţa a cărei hotârâre se otacă, în condiţiile prevăzute
la art. 83 alin. (3) şi art. 84 NCPC.
Acelaşi articol, în alin. (3) şi (4), trim ite la dispoziţiile tranzitorii din m a terlo apelului
prevăzute în respectivul act norm ativ [art. XIV alin. (2)-(4), art. X V alin. (2)-(5), art. XVI din
Legea nr. 2/2013], care se aplică în m od corespunzător.
Astfel, preşedintele instanţei a cărei hotărâre se atacă sau persoana desem nată de
acesta va înainta instanţei d e recurs dosarul, îm preună cu recursurile făcute, num ai după
îm plinirea term enului de recurs pentru toate părţile. Dacă s-au form ulat atât recurs, cât
şi cereri potrivit art. 442-444 NCPC, dosarul nu va fi trim is instanţei de recurs decât după
îm plinirea term enului de recurs privind hotărârile date asupra acestor din urm ă cereri.
în cazul în care cererea d e recurs nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, com
pletul căruia i s-a repartizat dosarul va stabili lipsurile cererii de recurs şi îi va com unica,
în scris, recurentului că are obligaţia de a com pleta sau m odifica cererea. Com pletarea
sau m odificarea cererii se va face în term en de cel m ult 10 zile de la data com unicării.
După prim irea dosarului sau, când este cazul, după regularizarea cererii d e recurs
com pletul va dispune com unicarea cererii d e recurs, precum şi a m otivelor de recurs
intim atului, îm preună cu co piile certificate de pe în scrisu rile alăturate şi care nu au
fost înfăţişate la instanţa a cărei hotărâre se atacă, punându-i-se în vedere obligaţia de
a depune la dosar întâm pinare în term en de cel m ult 30 zile de la data com unicării,
întâm pinarea trebuie redactată şi sem nată de avocatul sau consilierul ju rid ic al intim a
tului, iar răspunsul la întâm pinare de avocatul sau consilierul ju rid ic al recurentului.
întâm pinarea depusă se com unică recurentului de îndată, punându-i-se în vedere
obligaţia de a depune la dosar răspunsul la întâm pinare în term en de cel m ult 10 zile de
la data com unicării. Intim atul va lua cunoştinţă d e răspunsul la întâm pinare din dosarul
cauzei.
946 O C T A V iA S P I N t A N U - M A T l i
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 491
Dacă s-au form ulat atât recurs, cât şi cereri potrivit art. 442-444 N CPC, dispoziţiile de
m ai su s se a p lic i ?n m od corespunzător.
C O M E N T A R IU
în vechea reglem entare, art. 293 şi art. 2931 CPC 1865 consacrau, fără să le denu
m ească astfel, apelul incident sau aderarea Ia apel şi apelul provocat.
în cercarea părţilor de a se prevala de aceste instituţii şi în recurs, prin aplicarea
art. 316 CPC 1865, a fo st întâm pinată cu refuz de către instanţe, care au sesizat că
textul citat face trim itere ia disp o ziţiile privitoare la judecata apelului, în tim p ce textele
care reglem entau apelul in cid en t şi apelul provocat erau situate în capitolul intitulat
„Term enul şi form ele apelului”. 5-a m ai considerat că aceste instituţii nu pot fî extinse
prin analogie, fiind incom patibile cu etapa procesuală a recursului.
în actualul cod apelul incident este reglem entat de art. 472, cel provocat de art. 473,
iar art. 4 7 4 N CPC stabileşte procedura de depunere a celo r două tip uri de apel.
Arti col u 1491 p reved e exp res că se pot exe rcita atât recu rs i n cide nt, c it şi recu rs p rovocat,
în condiţiile art. 472-474 NCPC, despre care arată că se aplică în mod corespunzător.
Această form ulare este m enită să atragă atenţia că celo r două tipuri d e recurs le sunt
aplicabile reglem entările anterior citate din procedura apelului, dar cu observarea dispo
ziţiilor speciale din procedura recursului. Astfel, recursurile la care ne referim se vo re xe r-
cita dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 472 şi, respectiv, art. 473, iar soluţiile
preconizate v o r fi aceleaşi în ceea ce priveşte influenţa m odului de soluţionare a recursu
lui principal asupra m odului de soluţionare a recursului incident sau a celui provocat.
M om entul depunerii celo r două tipuri de recurs va fi acelaşi ca şi în ca2ul apelului,
conform art. 474 alin. (1) NCPC.
în schim b, atât în privinţa recursului incident, cât şi în aceea a recursului provocat vor
fi aplicabile dispoziţiile art. 83 alin. (3) şi art. 8 4 referitoare 1a redactarea, introducerea şi
susţinerea acestora prin asistarea sau reprezentarea părţilor de către avocat sau, după
caz, de către consilierul juridic.
Aceleaşi exigenţe vo r fi cerute şi pentru întâm pinare şi, respectiv, pentru răspunsul
la aceasta.
Articolul 491 alin. (1) m ai prevede că dispoziţiile art. 488 răm ân aplicabile, ceea ce
înseam nă că recursul incident şi recursul provocat po t fi exercitate exclusiv p en tru m otive
de nelegalitate, ca şi recursul principal, sub aceeaşi sancţiune a nulităţii.
D isp o ziţii tra n zito rii. Potrivit art. XIII din le g e a nr. 2 /2 01 3 , „D isp o ziţiile Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, privitoare la pregătirea
dosarului d e apel sau, după caz, de recurs d e către instanţa a cărei h o tărâre se atacă,
se aplică în p ro ce se le p o rn ite în ce p â n d cu data d e 1 ia n u a rie 2 0 1 6 . în p ro cesele pornite
în cep ân d cu data intrării în vigo are a prezentei legi şi până la data de 31 decem brie
2015 se apiică d isp o ziţiile art. XIV-XVH".
Potrivit art. XVI coroborat cu art. X V alin. (4) din le g e a nr. 2/2013, recursul incident şi
recursul provocat se depun de către intim at odatâ cu întâm pinarea la recursul principal.
O C T A V IA S P I N iA N U ‘ M A T t l 9 4 7
A rt. 492 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
întâm pinarea depusă se com unică recurentului de îndată, p u n ln d u -i-se în vedere obligaţia
de a depune la dosar răspunsul la întâm pinare în term en de cel m ult 10 zile de la data
com unicării, intimatul va lua cunoştinţă de răspunsul la întâm pinare din dosarul cauzei.
Recursul provocat s e com unică şi intim atului din acest recurs, acesta fiind dator să
depună întâm pinare în term en d e cel m ult 10 2ile de la data com unicării. Cel care a exer
citat recursul provocat va lua cunoştinţă de întâm pinare de la dosarul cau 2eî.
Explicaţia a r putea fi aceea că se urm ăreşte o judecată accelerată, dar credem că se
sacrifică astfel sim etria com unicării actelor de procedură din oficiu, ca parte a egalităţii
d e tratam ent pe care o reclam ă exigenţele unui proces echitabil.
în orice caz, suntem de părere că dispoziţia nu trebuie interpretată stricto sen su ,
adică în sensul de a-l obliga pe recurent să ia cunoştinţă de întâm pinare prin citirea
exem plarului depus la dosar, ci ce i puţin de a-i p erm ite acestuia sâ beneficieze de o copie
a întâm pinării, nu din oficiu, ci la cerere.
C O M E N T A R IU
Noua reglem entare păstrează regula potrivit câreia singurele p rob e n o i ce se pot
adm inistra în recurs su n t înscrisurile.
Jurisprudenţa conform căreia nu se încadrează în această categorie nici rapoartele de
expertiză şi nici declaraţiile de m artori autentificate d e notar îşi păstrează valabilitatea.
Ceea ce aduce nou art. 492 NCPC faţă de art. 305 CPC 1865 este iim itareo m om en
tului până la care se pot depune în scrisu rile noi, şi anum e odată cu cererea de recurs şi,
respectiv, odată cu întâm pinarea, iar dacă recursul va trece de procedura de filtrare şi va
fi ju d e cat în şedinţă publicâ, până la prim ul term en de judecată.
Vechea reglem entare perm itea depunerea înscrisurilor noi până la închiderea dezba
terilor, ceea ce putea să creeze situaţii de tergiversare a procesului, m ai a le s atunci când
în scrisu rile se depuneau d irect în şedinţă publică şi era necesară com unicarea lor părţii
potrivnice.
Sancţiunea nerespectării term enului de depunere a înscrisurilo r noi este decăderea
din dreptul de a mai adm inistra proba.
M ai trebuie precizat câ dispoziţiile art. 492 se referă exclusiv ia fa z a ju d ecă rii
recursului. în caz de rejudecare după casare, fie cu reţinere, fie cu trim itere, se pot adm i
nistra orice probe prevăzute de lege, conform art. 501 alin. (4) NCPC.
Su b im periul vechii reglem entări, în practică s-a statuat în sensul că prin „înscrisuri
noi" trebuie înţelese acele înscrisuri care, dacâ ar fi fo st cunoscute cu ocazia ju decăţii în
fond, a r fi putut determ ina o altă soluţie1”.
Textul art. 305 C P C 1865 a făcu t obiectul controlului de constituţionalitate exercitat
d e câtre Curtea Constituţională, care a constatat constituţionalitatea lui atât în raport
d e dispoziţiile art. 126 alin. (3), respectiv art. 129 din Constituţie, m otivată de libertatea
948 O C T A V A S P 1 N ÎA N V -M A W
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 493
A r U 4 9 3 . Procedura de filtrare a recu rsu rilor. (1) Când recursul este de com
petenta înaltei C urţi de C asaţie şi Justiţie, preşedintele instanţei sau preşedintele
de secţie ori, d u p l caz, persoana desem nată de aceştia, primind dosarul de la
instanţa a cărei hotărâre se atacă, va lua, p rin rezoluţie, m ăsuri pentru stabilirea
aleatorie a unui com plet form at din 3 judecători, care va decide asupra adm isibi
lităţii în principiu a recursului. D ispoziţiile art. 475 alin. (3) su n t aplicabile.
(2) Pe baza recursului, întâm pinării, a răspunsului la întâm pinare şi a înscri
surilor noi, preşedintele com pletului va întocm i u n raport asupra adm isibilită
ţii în principiu a recursului sau va desem na un alt m em bru al com pletului ori
m agistratul-asistent în acest scop. Raportul trebuie întocm it în cel m u lt 30 de zile
de la repartizarea dosarului. Raportorul nu devine incom patibil.
(3) Raportul va verifica dacă recursul îndeplineşte cerinţele de form ă prevă
zute su b sancţiunea nulităţii, dacă m otivele invocate se încadrează în cele prevă
zute la art. 488, dacă există m otive de ordine publică ce pot fi invocate în condiţi
ile art. 489 alin. (3) ori dacă este văd it nefondat. D e asem enea, va arăta, dacă este
cazul, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, a înaltei C urţi de C asaţie şi Justiţie, a
Curţii Europene a D repturilor O m ului şi a Curţii de Justiţie a U niunii Europene,
precum şi poziţia doctrinei în problem ele de drept vizând dezlegarea dată prin
hotărârea atacată.
(4) După analiza raportului în com pletul de filtru, acesta se com unică de
îndată părţilor, care p ot form ula în scris un punct de vedere asupra raportului, în
term en de 10 zile de la com unicare. în lipsa dovezii de com unicare a raportului
şi înainte de expirarea unui term en de 30 de zile de la com unicare, com pletul nu
va putea trece la exam inarea recursului, potrivit alin. (5) şi (6).
(5) în cazul în care com pletul este în unanim itate de acord că recursul nu
îndeplineşte cerinţele de form ă, că m otivele de casare invocate şi dezvoltarea lor
n u se încadrează în cele prevăzute la art. 488 sau că recursul este văd it nefondat,
anulează sau, după caz, respinge recursul printr-o decizie m otivată, pronunţată,
fără citarea părţilor, care n u este supusă niciunei căi de atac. D ecizia se com unică
părţilor.
(6) D acă raportul apreciază că recursul este adm isibil şi toţi m em brii su n t de
acord, iar problem a de drept care se pune în recurs nu este controversată sau
face obiectul unei jurisprudenţe constante a în altei C u rţi de C asaţie şi Justiţie,
com pletul se poate pronunţa asupra fondului recursului, fără citarea părţilor,
printr-o decizie definitivă, care se com unică părţilor. în soluţionarea recursului
instanţa va ţine seam a de punctele de vedere ale părţilor form ulate potrivit
alin. (4).
O C T A V iA 5 P I N t A N U ‘ M A T g l 949
A rt. 493 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
(7) în cazul în care recursul nu poale fi soluţionat potrivit alin. (5) sau (6),
com pletul va pronunţa, fără citarea părţilor, o încheiere de adm itere în principiu a
recursului şi va fixa term enul de judecată p e fond a recursului, cu citarea pârţilor.
C O M E N T A R IU
1. D o m en iu l de ap licare. Scopul procedurii. Din prim ul alineat al art. 493 se degajă
ideea că procedura reglem entată d e acest articol, denum ită m arginal „Procedura de
filtra re a recursurilor", este aplicabilă num ai atunci când recursul este de com petenţa
în a lte i C u rţi de Casaţie ş i Justiţie, nu şi atunci când intră în com petenţa tribunalulu i sau
curţii de apel.
în esenţă este vorba despre o procedură prin care, pe baza cererii de recurs, a în tâm
pinării, a răspunsului la întâm pinare şi a înscrisurilor noi, un com plet de filtru întoc
m eşte un raport asupra adm isibilităţii în principiu a recursului, pe care îl com unică păr*
ţi lor, după care hotărăşte fie că recursul este adm isibil în principiu, printr-o încheiere, şi
fixează term en cu citarea părţilor pentru judecata pe fond, conform alin. (7) al art. 493,
fie pronunţă una dintre so luţiile prevăzute de alin. (5) şi (6) printr-o decizie definitivă.
După cum se poate observa, această procedură, astfel cum a fost gândită de
legiuitorul rom ân, nu este una care sa perm ită înaltei Curţi să facă o selecţie, să filtreze
în adevăratul sens al cuvântului acele recursuri care trebuie să fie soluţionate de aceasta
instanţă - după criterii de im portanţă ori noutate a problem elor de drept pe care le
ridică - de cele care nu a r trebui să încarce inutil rolul instanţei suprem e.
Prin această procedură nu are loc nici o degrevare a înaltei Curţi din punctul de
vedere al num ărului de hotărâri pe care trebuie să le pronunţe şi este discutabil dacă
prin aplicarea dispoziţiilor acestei proceduri se realizează o econom ie de timp.
Su b prim ul aspect, ne fundam entăm afirm aţia pe constatarea că singura filtrare care
are loc este aceea a recursurilor care se judecă la un singur term en d e cele care se judecă
ia două term ene diferite. Altm interi, instanţa pronunţă întotdeauna o decizie m otivata,
aşa cum se proceda şi sub im periul vechiului cod, indiferent că recursul era ju decat pe
fond sau în baza unei excepţii.
Su b al doilea aspect, tim pul econom isit prin dim inuarea num ărului de recursuri dez-
bătute în şedinţă publică este din plin com pensat cu cel dedicat înto cm irii raportului
scris şi actelor procedurale prem ergătoare prim ului term en. Pe de altă parte, su b vechea
reglem entare num ărul de recursuri care se anulau sau se respingeau în tem eiul unor
excepţii era sensibil m ai m ic decât cel al recursurilor care se judecau pe fond şi nu cre
dem că există prem ise ca această situaţie să se schim be sem nificativ. Dim potrivă, rigoa
rea form ulării recursurilor num ai de către avocaţi sau consilieri ju rid ici ar trebui, cel
puţin teoretic, să m icşoreze num ărul cererilo r nule.
Dispoziţii tranzitorii. Potrivit art. XIII din Legea nr. 2/2012, „Dispoziţiile Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă, republicată, privitoare la pregătirea dosarului de apel sau,
după caz, de recurs de câtre instanţa a cărei hotărâre se atacă, se aplică în procesele pornite
începând cu data de 1 ianuarie 2016. în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare
a prezentei legi şi până la data de 31 decem brie 2015 se aplică dispoziţiile art. XIV-XVH".
Potrivit alin. (2) al XVII din Legea nr. 2/2013, când recursul este de com petenţa în a l
tei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele instanţei sau preşedintele d e secţie ori, după
caz, persoana desem nată de aceştia, prim ind dosarul de la instanţa a cărei hotărâre se
atacă, va lua, prin rezoluţie, m ăsuri pentru stabilirea aleatorie a unui com plet fo rm a t din
950 O C T A V A S P t b J t A N U 'M A W
T H U L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 493
O C T A V iA S P I N i A N U - M A W 951
A rt. 494 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
în condiţiile alin. (5) textul de lege prevede c i nu su n t supuse niciunei căi de atac, ceea
ce, într-o interpretare tradiţională a sintagm ei su b im periul vechiului cod, presupune că
atare hotărâri nu pot fi atacate nici cu revizuire sau contestaţie în anulare.
în schim b, deciziile pronunţate în condiţiile alin. (6) sunt num ai definitive, ceea ce
înseam nă că, su b rezerva îndeplinirii celorlalte condiţii legale, sunt susceptibile de a fi
âtacdte cu contestaţie în anulare sau revizuire.
4. Raportul şi punctele de vedere ale p ă rţilo r Teza finală a alin. (6) prevede că în
soluţionarea recursului instanţa va ţine seam a de punctele de vedere ale părţilor form u
late potrivit alin. (4), adică în term en de 10 zile de la com unicarea raportului.
Deşi prevederea conform căreia instanţa va ţine seam a de punctele de vedere ale
părţilor este plasată iafin e le alin. (6), credem că ea are în vedere şi ipotezele reglem entate
în alin. (5). în lipsa dezbaterilor din şedinţă publică din vechea reglem entare, părţile au
posibilitatea de a-şi exprim a opinia cu privire la toate chestiunile identificate în raport,
prin puncte de vedere trim ise în scris la dosar, iar d e aceste puncte de vedere com pletul
d e filtru trebuie să ţină seam a şi atunci când anulează ori respinge recursul ca vădit
nefondat, nu d o ar în cazul adm iterii acestuia în baza alin. {6}.
Pe de altă parte, pentru ca părţile să*şi poată exprim a punctele de vedere în legătura
cu un recurs pe care com pletul de filtru îl găseşte adm isibil şi văd it fondat, conform
alin. (6), acest lucru trebuie să rezulte din raport.
Conform alin. (3), raportul verifică:
- daca recursul îndeplineşte cerinţele de form ă prevăzute su b sancţiunea nulităţii;
- dacă m otivele invocate se încadrează în cele prevăzute la art. 438;
- dacă există m otive de ordine publică ce pot fi invocate în condiţiile art. 489 alin. (3);
- dacă recursul este văd it nefondat.
De asem enea, va arăta, dacă este cazul, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, a înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, a C urţii Europene a D repturilor O m ului şi a Curţii de Justiţie a
Uniunii Europene, precum şi poziţia doctrinei în problem ele d e drept vizând dezlegarea
dată prin hotărârea atacată.
Credem că aceste din urm ă referiri au rolul de a prefigura atât soluţia d e respingere a
recursului ca vădit nefondat, în baza alin. (S), cât şi pe aceea de adm itere a recursului în
baza alin. (6), iar acest lucru trebuie să fie suficient d e transparent d in raport în cât părţile
să poată reacţiona adecvat prin punctele lor de vedere.
Prefigurarea unei soluţii sau a alteia prin raport nu trebuie sub nicio form ă privită ca
ante pronunţa re în afara cadrului perm is de lege, ci doar ca o obligaţie a instanţei m enită
să asigure pe d e o parte dreptul părţilor la apărare, iar pe de altă parte transparenţa şi
predictibilitatea actului d e justiţie.
A şa după cum art. 497 alin. (2) prevede în m od expres, raportorul - care poate fi
preşedintele com pletului de filtru, un alt judecător din com plet desem nat de acesta sau
m a g istra tu l-a siste n t-n u devine incom patibil cu ocazia judecării recursului.
C O M E N T A R IU
952 O C T A V A S P t N t A N U 'M A m
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 495
Articolul 4 9 4 NCPC reia prevederea le g a li din art. 316 CPC 1865, potrivit căruia dis
poziţiile de procedură privind ju d eca ta în apel se aplică şi în instanţa de recurs. In plus,
adaugă la aceasta şi aplicabilitatea în instanţa de recurs a disp oziţiilor de procedură pri
vin d ju d eca ta în prim ă instanţd.
D espre am bele categorii de dispoziţii, textul precizează însă că su n t aplicabile ?n
instanţa de recurs în m ăsura în care nu su n t potrivnice dispoziţiilor cuprinse în secţiunea
privitoare la recurs, adică Secţiunea 1 din Capitolul III, Titlul II, Cartea a ll-a.
Form ularea m ai cuprinzătoare din actuala reglem entare va perm ite instanţelor ca,
atunci când se va pune problem a aplicabilităţii în recurs a unor dispoziţii privind judecata
în prim ă instanţă, să facă în m od direct exam enul de com patibilitate cu norm ele care
reglem entează recursul, fără a m ai verifica dacă acestea su n t aplicabile m ai întâi în apel,
aşa cum obliga art. 316 prin raportare la art. 298 CPC 1865.
Soluţia a fo st consacrată şi în reglem entarea anterioară - art. 316 CPC 1865 - , iar
practica ju diciară bogată dezvoltată în aplicarea acestui text de lege a statuat11' că, de
pildă, sunt aplicabile şi în recurs, în m ăsura în care legea nu prevede altfel, regulile refe
ritoare la atacarea încheierii prem ergătoare num ai odată cu fondul. D e asem enea, s-a
statuat că în recurs n u p o t f i schim bate calitatea părţilor, cauza sa u o b iectul cererii de
chem are în judecată şi nici nu se pot face alte cereri noi, iar cererile la care face trim itere
în prezent art. 478 alin. (5) NCPC nu vo r putea fi form ulate direct în recurs decât dacă
acestea au fost fo rm u la te ş i în fa ţa instanţei de apel, fiind în mod greşit respinse.
în acelaşi sens, art. 462 N CPC consacră posibilitatea instanţei învestite cu soluţiona
rea căii de atac să ia a ct de înţelegerea părţilor cu privire la soluţionarea litigiului, textul
făcând trim itere în mod expres la dispoziţiile art. 438-441 care reglem entează m ateria
tranzacţiei.
C O M E N T A R IU
Faţă de vechea reglem entare {art. 309 C P C 1865), actualul text aduce câteva clarifi*
cări.
Astfel, când se referă la cuvântul părţilor, se arata că acesta se acordă mai întâi recu
rentului, iar apoi intim atului. Practica instanţelor era aceeaşi şi sub vechea reglemen*
tare, prin aplicarea sim etrică a dispoziţiilor de la judecata în prim â instanţă, conform
cărora se acorda m ai întâi cuvântul reclam antului, adică aceluia care se adresează cu o
solicitare instanţei, iar apoi pârâtului, adică celui care se apără.
Ca regulă, p ro cu ro ru l va avea ultim ul cuvântul. Prin excepţie, va avea prim ul cuvântul
când este el în su şi recurent.
Procurorul poate porni orice acţiune civilă în tem eiul şi în condiţiile prevăzute de
art. 92 alin. (1) NCPC, situaţie în care, conform art. 93, titularul dreptului va fi introdus
în proces.
111 A s e v e d e a G . B o r o i , O . S p i n e a n u - M a t e i , o p . c i t . , p . 6 1 4 - 6 1 6 , p r a c t i c a f u d i c i a r â r e d a t ă s u b a r t . 3 1 6 C P C 1 8 6 5 .
O C T A V iA S P I N g A N U - M A W 953
A rt. 496 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
în cd 2ul în care procurorul este cel care a porn it acţiunea civilă în care s-a pronunţat
hotărârea recurată, alin. (2) al art. 495 prevede că procurorului i s e v a da cuvântul după
recurent.
A$a cum este form ulat textul, rezultă că procurorul va vorbi după recurent atât atunci
când calitatea de recurent aparţine titularului acţiunii civile exercitate de el, cât şi atunci
când calitatea de recurent aparţine pârâtului ori altei părţi din proces.
O altă m odificare a textului anterior constă în elim inarea m enţiunii că preşedintele
dă cuvântul părţilor după citirea raportului.
Această m odificare ar fi trebuit operată im ediat după adoptarea Legii nr. 219/2005,
care, printre altele, a abrogat dispoziţiile alin. (3)-(5) ale art. 308 C P C 2865 referitoare la
întocm irea raportului de către preşedintele com pletului.
A ctualm ente, chiar dacă raportul este din nou reglem entat în procedura filtrării, în
mod corect nu s-a m enţinut obligaţia citirii acestuia, din m om ent ce el s e com unică în
scris părţilor şi, după caz, procurorului, înainte d e orice înfăţişare.
C O M E N T A R IU
1. So lu ţii faţă d e recurs. Prim ul alineat al acestui text prevede care sunt soluţiile pe
care le poate pronunţa instanţa de recurs, în legătură cu recursul.
Urm ătoarele două articole - art. 497 şi art. 498 - deşi poartă denum iri m arginale
identice, diferenţiate d o ar prin instanţele d e recurs la care se referă, prevăd soluţiile
pe care le po t adopta instanţele în legătură c u hotărârea recurată tn caz de adm itere a
recursului, după cum este vorba despre în a lta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de celelalte
instanţe de recurs, care po t fi tribunalele sau curţile de apel.
A rticolul 496, care se vrea general aplicabil tu tu ro r instanţelor de recurs, a fo st defec
tu o s conceput din două puncte de vedere:
a) soluţiile preconizate în legătură cu recursul - adm iterea, respingerea, anularea
sau constatarea perim ării - au toate ca prem isă declararea recursului ca fiind adm isibil
în principiu. Or, această etapă este parcursă doar în recursurile care intră în com petenţa
în a ltei C u rţi de Casaţie ş i Justiţie, ceea ce făcea necesară o distincţie în acest sens.
în situaţia dată, textul va trebui interpretat că în cazul tribuna lelor ş i cu rţilo r d e a pel
so luţiile pe care le pot adopta aceste instanţe su n t cele prevăzute de art. 496, fără a pro
nunţa un act de procedură distinct prin care să declare recursul adm isibil. O ricum , şi în
absenţa procedurii filtrării, instanţele de recurs altele decât în alta Curte vo r face aceleaşi
verificări prealabile judecării pe fond a recursului, care pot face inutilă judecata pe fond;
b) dacă adm item că referirea la declararea adm isibilităţii recursului are în vedere fap
tul că în a lta Curte devine instanţa de drept com un în m aterie de recursuri, este greu de
înţeles cum a r putea această instanţă să adopte ulterior soluţia anulării recursului, enu
m erată alături de celelalte.
954 O C T A V A S P IN iA N V - M A W
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 497
C O M E N T A R IU
1. R e gu la. A ce st articol se referă în realitate la soluţiile pe care le poate pronunţa
înalta Curte după adm iterea recursului şi casarea hotărârii atacate.
Faptul câ în ca 2 de adm itere a recursului, indiferent care este instanţa de recurs,
singura soluţie posibilă actualm ente este aceea a casării hotărârii - nu şi a m odificării -
rezultă din art. 496 alin. (2).
Articolul 497 instituie pentru instanţa suprem ă regula ca să rii cu trim itere sp re re ju •
decore.
Prevederea din fostul art. 314 C P C 1865, conform căreia în a lta Curte hotăra asupra
fondului pricinii în toate cazurile în care casa hotărârea atacata, dar num ai în scopul apli
cării corecte a legii la îm prejurări d e fap t ce au fo st pe deplin stabilite, nu a m ai fo st pre-
luată în actuala reglem entare.
2. Respingerea cererii ca in a d m isib ilă. Din cele opt m otive de casare, doar pentru
două din ele judecata se în ch eie în faţa înaltei Curţi d e Casaţie şi Justiţie, şi anum e: în
cazul în care judecata s-a făcut cu depăşirea atribuţiilo r p u te rii ju d ecă to reşti, m otiv de
casare prevăzut d e art. 488 alin. (1) pct. 4, şi când s*o încălca t autoritatea de lu cru ju d e
cat, m otiv de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 7.
O C T A V IA 5 P I N iA N U ‘ M A W
A rt. 497 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
în am bele situaţii, soluţia pe care o poate adopta înalta Curte consecutiv adm iterii
recursului şi casării hotărârii este acea a respingerii cererii ca in a d m isib iil. Nu se preci
zează care cerere, d a r se deduce c l este vorba despre cererea de chem are în judecată,
adică aceea care a prilejuit ca prin soluţionarea sa s l se depăşească atribuţiile puterii
judecătoreşti sau să se nesocotească autoritatea de lucru judecat a unei alte hotărâri
judecătoreşti.
în prim ul caz, reglem entarea porneşte de la prem isa că cererea de chem are în ju d e
cată a presupus, prin m odul în care a fost concepută, ca instanţa, p ro n u n ţi ndu-se favo
rabil asupra ei, să depăşească atribuţiile puterii judecătoreşti şi să intre în sfera atribuţi
ilor puterii legiuitoare sau a celei executive.
Altm interi, dacă prin cerere nu s-a solicitat aceasta, dar instanţa a co m is o asem enea
greşeală de judecată, soluţia respingerii cererii ca inadm isibilă în locul casării cu trim itere
spre rejudecare este absurdă şi îngrădeşte accesul la justiţie.
în cel de-af doilea caz, soluţia respingerii cererii este logică, întrucât ea pune capăt
unui litigiu care a fost deja tranşat printr-o hotărâre anterioară, orice prelungire a aces
tuia fiind com plet inutilă. O pinăm că această soluţie a r trebui să prevaleze şi în cazul în
care ar fi fondat în acelaşi tim p şi m otivul de casare referitor la necom petenţă, prevăzut
de art. 488 alin. (1) pct. 3, care a r presupune trim iterea la instanţa com petentă, pentru
ca reluându-se judecata să se ajungă tot la soluţia respingerii cererii ca inadm isibilă.
în am bele cazuri, pentru a se respinge cererea d e chem are în judecată, dacă aceasta
a fost adm isă de prim a instanţă şi soluţia m enţinută de instanţa de apel, trebuie să se
dispună şi cu privire la sentinţă.
Deşi textul nu mai prevede expres, credem că se poate adopta prin analogie soluţia
preconizată ?n teza I pentru ipoteza în care instanţa de recurs trim ite cauza spre rejude-
care la prim a instanţă, situaţie în care dispune atât casarea deciziei din apel, cât şi casa
rea sentinţei.
3. C asarea cu trim itere spre rejudecare. Soluţia casării cu trim itere spre rejudecare
este singura pe care o poate adopta înalta Curte în toate celelalte şase cazuri de casare
prevăzute de art. 488 alin. { ! ) , şi anum e:
• c â n d instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale (pct. 1);
- dacă hotărârea a fost pronunţată d e alt judecător decât cel care a luat parte fa dez*
baterea pe fond a procesului sau d e un alt com plet de judecată decât cel stabilit alea-
toriu pentru soluţionarea cauzei ori a cărui com punere a fost schim bată, cu încălcarea
legii (pct. 2);
- când hotărârea a fost dată cu încălcarea com petenţei de ordine publică a altei
instanţe, invocată în condiţiile legii {pct. 3);
- când, prin hotărârea dată, instanţa a încălcat regulile d e procedură a căror neres-
pectare atrage sancţiunea nulităţii (pct. 5};
- când hotărârea nu cuprinde m otivele pe care se întem eiază sau când cuprinde
m otive contradictorii ori num ai m otive străine de natura cauzei (pct. 6};
- când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a norm elor de drept
m aterial (pct. 8).
Şi în condiţiile vechii reglem entări această soluţie era dispusă întotdeauna pentru
m otivele expuse la pct. 1*3 şi S şi de cele m ai m ulte ori pentru m otivul d e la pct. 6.
Pentru m otivul prevăzut la pct. 6, soluţia casării cu trim itere se dispunea în pofida
textului art. 312 alin. (3) CPC 1865, care prevedea m odificarea hotărârii, deoarece lipsa
956 O C T A V iA S P I N l A W - M A T g i
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 497
m otivelor hotărârii sau m otivele străine d e natura pricinii era pe b u n i dreptate asim ilată
neanalizării fondului.
Or, în condiţiile în care fondul nu a fost cercetat în fa 2a procesuală anterioară, analiza
legalităţii hotărârii în instanţa de control ju d ic ia r - cu consecinţa m odificării acesteia - nu
este posibilă fără o cercetare prealabilă a fondului, incom patibilă cu structura recursului.
De asem enea, m otivarea contradictorie, odată constatată, nu putea constitui în sine
m otiv de m odificare a hotărârii, câtă vrem e o parte dintre m otivele contradictorii puteau
susţine soluţia recurată. Pentru a ajunge la o concluzie, instanţa d e recurs ar fi trebuit să
analizeze hotărârea atacată integral, înainte de a decide dacă m otivarea ei contradicto
rie trebuie să conducă la m odificarea hotărârii sau la m enţinerea ei, cu înlăturarea prin
propriile considerente a acelora inadecvate din hotă rărea atacată.
în ceea ce priveşte soluţia casării cu trim itere pentru toate situaţiile în care se va
reţine incidenţa art. 488 pct. 8, avem serioase rezerve.
în treg recursul este gândit în actuala reglem entare ca fiind o cale de atac extraordi
nară, în care se poate verifica hotărârea atacată exclusiv din punctul de vedere al lega
lităţii.
în ceea ce priveşte pct. 8, acesta are actualm ente în vedere doar legalitatea din
perspectiva norm elor d e drept m aterial.
Cum se presupune că situaţia de fapt a fost deja stabilită în fazele procesuale ante
rioare, instanţa de re c u r s - î n contextul de faţă înalta Curte - neavând nicio atribuţie în
analiza şi eventuala reevaluare a acesteia, odată ce stabileşte exclusiv că la respectiva
situaţie de fapt s-a aplicat greşit legea sau hotărârea dată a încălcat legea, se vo r identi
fica num eroase situaţii în care sofuţia trim iterii cauzei spre rejudecare va fi nejustificată
şi va prezenta dezavantajul m ajor al prelungirii inutile a duratei procesului.
De asem enea, va presupune ca instanţa de trim itere să îndeplinească practic o for
m alitate, adică să se conform eze indicaţiilor din decizia de casare referitoare la m odul în
care trebuie aplicată - corect - legea.
Nici pentru în alta Curte nu va reprezenta o înlesn ire, deoarece explicaţiile pe care
trebuie să le dea instanţei de trim itere în m otivarea deciziei im plică un efort echivalent
cu cel pe care l-ar depune în argum entarea propriei soluţii asupra fondului, dacă ar casa
cu reţinere spre rejudecare.
Articolul 497 prevede şi instonţ ele în favoarea cărora se dispune trim iterea spre reju
decare de către înalta Curte, şi anum e:
- instanţei de apel care a pronunţat hotărârea casată;
- atunci când este cazul şi su n t în d e p lin ite co n d iţiile prevăzute la art. 4 8 0 alin. (3),
prim ei instanţe, a cărei hotărâre este, de asem enea, casată;
- atunci când interesele bunei adm inistrări a ju stiţiei o cer, oricărei alte instanţe de
acelaşi grad (cu una dintre cele două m enţionate anterior, după caz);
- a t u n c i când casarea se dispune pentru încălcarea norm elor de com petenţă, instan
ţei com petente sau altui organ cu activitate jurisdicţională com petent potrivit legii.
în ceea ce priveşte posibilitatea în altei C urţi d e a trim ite spre rejudecare cauza unei
instanţe d e acelaşi grad cu cea care a pronunţat hotărârea casată, în vederea asigurării
scopului bunei adm inistrări a justiţiei, existentă şi în vechea reglem entare, practica judi
ciară dezvoltată în aplicarea dispoziţiilor art. 313 CPC 1865 a statuat că, în această ipo
O C T A V iA S P I N g A N V - M A W 957
A rt. 498 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
teză, trim iterea cauzei nu este condiţionată de form ularea unei cereri d e străm utare, ast
fel în cât soluţia d e trim itere s i poată fi cenzurată pe calea revizuirii pentru extra petitam.
A rt. 498» S o lu ţiile p e care le pot pronunţa alte in stan ţe de recurs. (1) în
cazul în care com petenţa de soluţionare a recursului aparţine tribunalului sau
curţii de apel şi s-a casat hotărârea atacată, rejudecarea procesului în fond se
v a face de către instanţa de recurs, fie la term enul la care a avu t loc adm iterea
recursului, situaţie în care se pronunţă o singură decizie, fie la un alt term en
stabilit în acest scop.
(2) Instanţele prevăzute la alin. (1) v o r casa cu trim itere, o singură dată în
cursul procesului, în cazul tn care instanţa a cărei hotărâre este atacată cu recurs
a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului sau judecata s-a făcut
în lipsa pârţii care a fo st nelegal citată, atât la adm inistrarea probelor, cât şi la
dezbaterea fondului. In vederea rejudecării, cauza se trim ite la instanţa care a
pronunţat hotărârea casată o ri la altă instanţă de acelaşi grad cu aceasta, din
aceeaşi circum scripţie. D ispoziţiile art. 497 se aplică în m od corespunzător, în caz
de necom petenţă, de depăşire a atribuţiilor puterii judecătoreşti şi de încălcare a
autorităţii de lucru judecat.
C O M E N T A R IU
1. Reţinerea spre rejud ecare. Ca şi art. 497, art. 498 se referă la soluţiile care pot
fi pronunţate după adm iterea recursului şi casarea hotărârii atacate, în s l de către alte
instanţe de recurs decât înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv curţile de a p e l şi
tribunalele.
Regula în privinţa acestor instanţe este, c o n f o r m a lin .( l) a la r t . 498, reţinerea spre
reju d eca re.
Rejudecarea cauzei are ioc fie la acelaşi term en la care s-a ad m is recursul şi s-a casat
hotărârea atacata, caz în care se pronunţă o singura decizie, fie la un alt term en, caz în
care se vor da două hotărâri.
Cu alte cuvinte, se va proceda sim ilar felului în care se judeca su b im periul vechii
reglem entări contestaţia în anulare.
Prim a variantă va fi aleasa de instanţe atunci când vo r constata că nu m ai sunt alte
verificări de efectuat ori probe d e adm inistrat şi că rejudecarea poate avea loc pe baza
dosarului deja constituit.
în cazul judecării pricinii la un alt term en, judecătorii care au ad m is recursul nu devin
incom patibili.
2. C asarea cu trim itere. Casarea cu trim itere reprezintă excepţia pentru curţile de
apel şi tribu nale, putând fi dispusă, conform art. 498 alin. (2), o singură dată în cursul
procesului.
M otivele pentru care se poate adopta această soluţie sunt expres şi lim itativ prevă
zute d e acelaşi text, şi anum e: când instanţa a cărei hotărâre se atacă a soluţionat pro
cesul fără a intra în judecata fondului sau când judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a
fost legal citată atât la adm inistrarea probelor, cât şi la dezbaterea fondului.
1)1 A se vedea C.5J., s. civ,, dec. nr, 2 6 3 6 /1 9 9 4 , în S J . Baza de date, opud & Boroi, 0. Spineonu-Motei, op. cit.,
p . 649.
958 O C T A V A S P t N t A N U 'M A m
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 498
Prin trim itere la dispoziţiile art. 497, teza finală a art. 498 alin. (2) m ai recunoaşte
posibilitatea trim iterii spre rejudecare în cazul pronunţării hotărârii cu lipsă de com pe
tenţă.
lim ita re a num ărului d e casări cu trim itere spre rejudecare în recurs fusese deja efec
tuată prin m odificările aduse art. 312 CPC 1865 prin Legea nr. 202/2010, în legătură cu
care exprim am îa acea dată opinia conform căreia se poate dispune o singură trim itere
spre rejudecare pentru oricare din m otivele prevăzute de lege, şi nu câte o casare pentru
fiecare dintre ipoteze.
Noutatea era prevăzută de alin. (61) al art. 312 CPC 1865 introdus prin Legea
nr. 202/2010 şi consta în aceea câ pentru toate cazurile m enţionate d e te xt casarea cu
trim itere putea fi dispusă o singură dată în cursul procesului, fără a se preciza dacă această
soluţie se putea dispune câte o dată pentru fiecare din cele trei m otive enum erate de
te xt sau o singură dată, indiferent care dintre cete trei m otive era incident, lăsând astfel
loc pentru interpretări diferite.
Prim a interpretare corespundea ideii de a asigura cel puţin o judecată în fond ante
rioară recursului.
Altm interi, exista posibilitatea ca judecata în prim ă instanţă să se facă pe cale de
excepţie, iar părţile să nu solicite trim iterea spre rejudecare într-un prim apel, cauza
să se ju d ece tot pe cale d e excepţie, cu lipsă de procedură, ceea ce atrăgea conform
art. 312 alin. (4) CPC 1865 casarea cu trim itere. Dacă în rejudecarea apelului cauza se
soluţiona pe cale de excepţie, iar în al doilea recurs s-ar fi casat cu reţinere, ar fi însem nat
ca fondul să fie ju d e cat în prim ă şi în ultim ă instanţă d e instanţa de recurs.
„Pericolul" judecării fondului pentru prim a oară în instanţa de recurs nu era oricum
pe deplin elim inat de casarea cu trim itere câte o dată pentru fiecare din ceie trei motive,
deoarece se pot im agina situaţii în care după epuizarea celo r trei casări, instanţa de apel
să adm ită greşit o altă excepţie sau să ju d ece din nou cu lipsă de procedură.
Cea din urm ă interpretare corespunde m ai bine scopului declarat al m odificării legis
lative, acela al accelerării judecăţilor, prin lim itarea num ărului casărilor cu trim itere spre
rejudecare, chiar dacă astfel se poate ajunge la situaţia judecării fondului, în prim ă şi în
ultim ă instanţă, de către instanţa de recurs.
Dacă s-ar fi acceptat posibilitatea trim iterii spre rejudecare de trei ori în recurs, pe
lângă eventualele trim iteri dispuse în apel, m odificarea legislativă adusă prin Legea
nr. 202/201 a r f i fost lipsită de finalitate, deoarece, deşi lim ita num ărul trim iterilo r spre
rejudecare, perm ise în vechea reglem entare în m od nelim itat, plafonul ar fi fost extrem
de larg.
Din punct de vedere literal, cea de-a doua interpretare era susţinută de lipsa sin
tagm ei „câte” (... o singură dată), care ar fi fost în deplin lăm uritoare, precum şi de pre
cizarea „o singură dată în cursul procesului" (precizare care lipsea din art. 297 alin. (1)
CPC 1865 referitor la apel],
în plus, teza finală a textului alin. (61) al art. 312 CPC 1865 preciza că, dacă după casa
rea (la singular) cu trim itere dispusă potrivit alin. (5) sau (6) intervine o nouă casare, tri
bunalele şi curţile de apel vo r rejudeca în fond. Or, dacă s-ar fi avut în vedere posibilita
tea trim iterii spre rejudecare pentru fiecare din m otivele prevăzute de alin. (5) şi (6), ar
fi fo st m ai nim erit să se folosească pluralul.
Potrivit acestei interpretări, pe care am propus-o, chiar dacă după o casare cu trim i
tere dispusă pentru unul dintre cele trei m otive, la rejudecare se com ite fie aceeaşi gre
O C T A V iA S P I N g A N V - M A W 959
A rt. 498 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
şeală de procedură (faţă d e aceeaşi parte litigantă ori faţă de alta), fie o altă greşeală,
care ar atrage aceeaşi sancţiune a casării cu trim itere (de exem plu, o altă excepţie greşit
adm isă), aceasta nu mai poate fi dispusă.
în atare situaţie, aşa cum prevedea teza a ll-a a art. 312 alin. (61) CPC 1865, curţile de
apel şi tribunalele rejudecau ele însele cauza în fond.
în ceea ce priveşte sintagm a „poate" din cuprinsul alin. (61) al art. 312 CPC 1865,
aceasta nu sem nifica faptul că instanţa de recurs avea posibilitatea de a alege situaţia
casării cu trim itere când constata fondat unul dintre m otivele la care se referea alin. (5)
şi (6) sau pe aceea a casării cu reţinere.
Spre deosebire de reglem entarea adusă apelului la art. 297 alin. (1) CPC 1865 prin
Legea nr. 202/2010, care prevedea opţiunea expresă a părţii interesate pentru trim iterea
spre rejudecare, în recurs această soluţie era im perativă, conform art. 312 alin. (5) şi (6),
d a r se putea adopta o singură dată, conform art. 312 alin. (61) CPC 1865.
în vechea reglem entare, dispoziţiile art. 312, coroborat cu art. 305 CPC 1865 au fost
declarate constituţionale, Curtea C o n stitu ţio n a li statuând că regulile stabilite de legiui
tor, conform cărora în recurs nu sunt adm isibile decât înscrisuri noi, respectiv că ju d e ca
rea pricinii în fond după casare se va face de către trib u n ale şi curţi de apel nu contravin
principiului constituţional al statului d e drept, reglem entat de art. 1 alin. (3) din Consti
tuţie. în m otivarea deciziei, Curtea a arătat, printre altele, că lim itarea posib ilităţilor de
adm inistrare a probelor noi în recurs este raţională şi necesară în organizarea sistemu*
lut căilor de atac atât pentru asigurarea cerinţelor de celeritate (prevăzute, de altfel, şi
d e art. 6 parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor om ului su b form a de „ termen
re zo n a b il'), cât şi pentru stim ularea părţilor din proces spre a fi diligente în form ularea
cererilor de probe şi în adm inistrarea acestora în faza ju decăţii în fond şi în cea a apelu
lui, în scopul soluţionării litigiului aflat în aceste faze. A celuiaşi scop al celerităţii i se su b
sum ează şi soluţia d e lim itare a cazurilor în care poate fi dispusă casarea cu trim iterea
cauzei spre rejudecare, justificarea soluţiei regasindu-se în respectarea tuturor garanţi
ilor procesuale privind judecata în fond, precum şi parcurgerea în m od real a gradelo r de
ju risd icţie prevăzute d e lege"*.
5-a reţinut în practică drept situaţie în care nu a avut loc cercetarea fondului aceea
în care prim a instanţă s-a pronunţat în posesoriu, deşi acţiunea avea caracter petitoriu,
situaţie în care instanţa de recurs a casat hotărârea cu trim itere la aceeaşi instanţă, pen
tru a se soluţiona cauza potrivit obiectului şi caracterului acţiunii1*1.
De asem enea, în ca2ul în care prim a instanţă a luat act de renunţarea reclam antu
lui la acţiune (cerere) faţă de unul dintre pârâţi, iar această renunţare se consideră a fi
nelegală în raport cu prevederile art. 246 alin. (4) CPC 1865, potrivit cărora renunţarea
la judecată nu se putea face decât cu învoirea celeilalte părţi, instanţa de recurs trebuia
să caseze cu trim itere spre rejudecare, iar nu să reţină şi să rezolve ea litigiul, deoarece
într-o atare situaţie ar încălca principiul celor două grade d e jurisdicţie*.
3. Respingerea cererii ca In ad m isib ilă. Prin trim itere la art. 497 NCPC, art. 498
alin. (2) teza ultim ă prevede că instanţa care a ad m is recursul şi a casat hotărârea va
960 O C T A V iA S P I N t A N U - M A T l i
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 499
respinge ea în săşi cererea ca inadm isibilă în două situaţii: în cazul în care ju decata s-a
făcu t cu depăşirea atribuţiilor puterii judecătoreşti, m otiv de casare prevăzut de art. 488
alin. ( 1 ) pct. 4, şi când s-a încălcat autoritatea de lucru judecat, m otiv d e casare prevăzut
de art. 488 alin. (1) pct. 7. Reglem entarea fiind aceeaşi, trim item la com entariul de la
art. 497.
C O M E N T A R IU
A cest text reprezintă o noutate, până în prezent neexistând o reglem entare specială
a m odului cum trebuie redactată hotărârea instanţei de recurs.
Aşa fiind, în lipsa unui te xt expres, pe baza art. 261 CPC 1865, adaptat prin contribuţia
practicii instanţelor, o astfel de hotărâre reda în mod rezum ativ soluţia prim ei instanţe şi
considerentele acesteia, soluţia instanţei d e apel şi considerentele acesteia, m otivele de
recurs şi răspunsul la acestea, cu indicarea tem eiurilor de drept avute în vedere. Desigur
că, în cazul recursurilor soluţionate pe cale de excepţie - tardivitate, nulitate, lipsa de
interes, perim are etc. - , m otivarea se rezum a de cele m ai m ulte ori la excepţia adm isă şi
argum entele de fapt şi d e drept ce o justificau.
Avantajul unei astfel de m otivări era dat de faptul că decizia instanţei de recurs repre
zenta o „radiografie" a întregului proces şi avea puterea prin ea însăşi, citită separat de
dosar, să convingă cu privire la justeţea soluţiei.
Dezavantajul apărea în contextul supraaglom erării cronice a rolului instanţelor de
judecată şl în special al în altei C urţi de Casaţie şi Justiţie şi consta în acela că m otivarea
hotărârii întârzia deseori peste term enul de 30 d e zile prevăzut în m o d n e re a list d e le ge .
In actuala reglem entare, instanţele de recurs vo r putea m otiva hotărârile începând
cu redarea m otivelo r d e recurs şi continuând cu analiza acestora, arătând pentru fiecare
în parte de ce sunt sau nu fondate. în ciuda form ulei utilizate de text, nu m otivele de
recurs se ad m it sau se resping, în bloc sau individual, ci recursul în su şi se adm ite când
toate sau o parte dintre m otive sunt fondate şi se respinge când niciunul dintre m otive
nu este fondat.
Prin derogare d e la dispoziţiile art. 425 alin. (1) lit. b) NCPC, din hotărârea instanţei de
rec u rs vo r p u tea lip si obi ect u I ce re ri i, su sţi n e ri le pe seu rt a le pârţMor, expu n e re a si tu aţ iei
de fapt reţinută (de instanţele anterioare, din m om ent ce aceasta nu face obiect de
analiză în recurs) pe baza probelor adm inistrate.
Cu toată libertatea de a proceda astfel, din dorinţa ca hotărârea să poată fî m ai lesne
urm ărită şi înţeleasă, probabil că instanţele vor face o scurtă introducere în care vor
arăta cel puţin ce s-a hotărât în fazele procesuale anterioare şi în legătură cu ce.
Conform tezei a ll-a a art. 499, în cazul în care recursu l s e respinge fă ră a f i cercetat
în fo n d o ri s e anulează sa u se constată p erim area lui, hotărârea de recurs va cuprinde
O C T A V IA S P I N g A N U - M A W 961
Art. 500-501 Cartea ii. P ro cedu ra c o n t e n c io a s ă
num ai m otivarea soluţiei, fără a se evoca şi analiza m otivelor de casare, ceea ce este
logic, neputandu-se evoca o analiză care nu m ai are loc.
De fapt, ceea ce credem că vrea să spună textul este că, în situaţiile enum erate, nu
m ai trebuie nici m ăcar redate m otivele de casare, din m om ent ce nu se m ai ajunge ia
analiza lor.
C O M E N T A R IU
A ctualul art. 500 reia dispoziţiile conţinute în art. 311 CPC 1865, cu adăugirea că,
din oficiu, instanţa de recurs trebuie să m enţioneze în dispozitivul propriei hotărâri de
casare că actele de executare sa u de asigurare făcute în tem eiul hotărârii casate sunt
desfiinţate de drept.
Până acum , instanţa d e recurs nu era preocupată să stabilească dacă hotărârea ata
cată cu recurs a fost deja pusă în executare; de asem enea, nu era preocupată să sta
bilească dacă a începu t sau nu executarea decât în m ăsura în care era sesizată şi cu o
cerere de su sp end are a executării până la soluţionarea recursului ori, pe cale de ordo
nanţă preşedinţială, până la judecarea cererii de su sp end are propriu-zise.
Nu este foarte clar dacă noul te xt intenţionează să stabilească în sarcina instanţei de
recurs obligaţia unei verificări suplim entare sau dacă, pentru respectarea textului, este
suficient ca instanţa să se refere în mod generic la eventualele acte de executare sau de
asigurare ce s-au săvârşit în tre tim p, pe care să le constate ca fiind desfiinţate d e drept,
în clin ăm să credem că se va proceda potrivit celei de-a doua variante.
Alternativ, instanţa de recurs poate dispune altfel decât să constate desfiinţarea de
drept a actelor d e executare sau d e asigurare. Cu alte cuvinte, astfel cum poate decide
asupra suspendării executării hotărârii recurate, aceeaşi instanţă de recurs poate decide
asupra p â strâ rii actelo r de executare deja efectuate.
Având în vedere dispoziţiile art. 500 alin. (1), o hotărâre casată nu se m ai poate
bucura de autoritatea de lucru judecat, însă poate constitui tem ei a i în to a rcerii execută
rii, ca urm are a desfiinţării titlului executoriu111.
962 O CTA V iA S P tN lA N U -M A T g i
T î l L I L II. C Ă IIE O E ATAC Art. 501
C O M E N T A R IU
1. O b ligativitate a h o tărârii din recurs. Alineatul (1) al acestui articol reia din art. 315
alin. (1) CPC 1865 regula potrivit căreia dezlegarea dată de instanţa de recu rs problem e-
lo r de d rep t este o bligatorie pentru instanţa de fond care rejudecă procesul.
Regula se aplică indiferent dacă instanţa de fond este cea de apel sau prim a Instanţă
care a judecat pricina ori o altă instanţă d e acelaşi grad sau de grad diferit, după distincţi
ile făcute în art. 497>498 NCPC. D e asem enea, îşi păstrează valabilitatea şi în cazul în care
instanţa de trim itere îşi declină ulterior com petenţa în favoarea unei alte instanţe, care
este ţinută să respecte dezlegările date problem elor de drept în recurs"1.
Aceasta presupune că instanţa de fond nu m ai poate repune în discuţie aceste ches
tiu n i şi, cu atât m ai puţin, nu le poate da o altă rezolvare, deoarece ar în se m n a să încalce
forţa obligatorie şi autoritatea d e lucru judecat a hotărârii instanţei de recurs.
Spre deosebire de reglem entarea anterioară, aiin. (1) al art. 501 NCPC nu mai include
obligaţia instanţei d e fond de a se conform a în d ru m ărilo r instanţei de recurs privind
necesitatea adm inistrării unor probe.
Credem că elim inarea din text a acestei prevederi are legătură cu faptul că recursul
este gândit ca o cale extraordinară de atac, care se exercită num ai pentru m otive de
nelegalitate. Cum stabilirea situaţiei d e fapt şi analiza probelor nu trebuie să intre în sfera
de preocupare a judecătorilor din recurs, este firesc ca ei să nu poată face aprecieri şi să
dea indicaţii despre probele care ar trebui adm inistrate la rejudecare.
în vechea reglem entare, art. 314 CPC 1865 prevedea că înalta Curte hotărăşte asupra
fondului pricinii în toate cazurile în care casează hotărârea atacată num ai în scopul apli
cării corecte a legii la îm prejurări de fapt ce au fost pe deplin stabilite. Cu alte cuvinte,
potrivit acestui text, înalta Curte putea verifica dacă îm prejurările de fapt au fost sau nu
pe deplin stabilite, num ai că m otivele de recurs din art. 304 pct. 1-9 CPC 1865 (răm ase
după m odificările succesive ale codului, care au abrogat pct. 10 şi pct. 11 ) erau doar
m otive de netegalitate, care excludeau posibilitatea instanţei de recurs, indiferent că era
vorba de în alta Curte sau de o instanţă de alt grad, să verifice situaţia de fapt, respectiv
dacă a fost bine sau nu stabilită, deplin sau incom plet.
Su b im periul reglem entării anterioare, s-a reţinut în practica judiciară că încălcarea
obligaţiei instanţei de fond de a ţine seam a de dezlegarea dată p ro b le m e io rd e drept în
recurs atrage sancţiunea casării hotărârii11'.
S-a m ai decis131că această obligaţie vi 2ea 2ă doar de 2 iegârile p ro b lem elo r de drept, nu
şi alte elem ente, cu privire la care, în lim itele casării, instanţa d e fond păstrează liberta
tea de apreciere.
2. A ctul d e la care se reia ju decata. Prevederea din alin. (2) al art. 501, conform
căreia judecata se reia de la a ctu l d e procedură anulat, priveşte situaţiile în care hotărâ
rea a fost casată pentru încălcarea regulilor de procedură.
Care este actul de procedura efectuat cu nerespectarea regulilor trebuie să rezulte
din considerentele deciziei de casare. De pildă, adm inistrarea probei cu m artori la un ter
m en la care nu toate părţile fuseseră legal citate, necom unicarea m otivelor de apel etc.
O CTA V iA S P iN g A N U -M A W 963
Art. 501 Cartea ii. P ro cedu ra c o n t e n c io a s ă
Precizarea legiuitorului vin e s i preîntâm pine reluarea judecăţii integral, sub aspecte
care nu au fost contestate sau care, contestate fiind, au fost înlăturate de instanţa de
recurs.
3. U rnitele reju d ecării. fn vechea reglem entare, alin. (3) al art. 315 CPC 1865 preve
dea că, după casare, instanţa d e fond va judeca din nou, ţinând seam a d e toate m otivele
invocate înaintea instanţei a cărei hotărâre a fost casata.
A cest text era defectuos pentru c i , aplicat ca atare, putea veni fe sn e în contradicţie
cu cele două alineate prem ergătoare.
Astfel, textul obliga instanţa de trim itere, care putea fi aceeaşi cu instanţa a cărei
hotărâre fusese casată sau alta, să reia analiza tu tu ro r m otivelor - prin aceasta înţe*
fegându~se m otivele de apel, ale cererii de chem are în judecată, a le unor excepţii din
întâm pinare etc. - , deşi unele ar fi putut avea deja o dezlegare intrată su b autoritatea
lucrului judecat.
Jurisprudenţa a interpretat însă constant că rejudecarea nu poate privi toate asp ec
tele, ci trebuie să se desfăşoare în lim itele casării, respectiv ale indicaţiilor date de
instanţa de recurs în decizia de casare.
în prezent, alin. (3) al art. 500 N CPC include, alături de vechea form ulă din codul
anterior, m enţiunea conform căreia instanţa de fo n d va ju d e c a din nou în Urnitele casării.
Faţă d e cele anterior arătate, credem că textul trebuie aplicat în sensul că, în lim itele
c a s ă r ii-to ta le sau p a rţia le -, reluând judecata de la actul d e procedură anulat şi respec
tând dezlegarea deja dată în recurs unor problem e de drept, instanţa de trim itere va ţine
seam a de toate m otivele invocate în legătură cu acele aspecte a le procesului pentru care
s-a dispus rejudecarea.
4. A d m isib ilitate a probelor. Alineatul (4) al art. 501 prevede adm isibilitatea adm inis
trării oricăror probe prevăzute de lege după casare, indiferent că este vorba d e casare cu
reţinere sau d e casare cu trim itere.
A cest te xt trebuie citit în corelaţie cu art. 492 alin. (1) N CPC, deoarece vrea să su b li
nieze ca, dacă în procedura judecării cererii de recurs nu sunt adm isibile alte probe decât
aceea cu înscrisuri, lo rejudecarea cauzei, fie de către instanţa de recurs, fie d e către o
alta de fond, orice alte p rob e su n t adm isibile.
A dm isibilitatea probelor nu exclude, desigur, cenzura instanţei care rejudecă pricina,
su b aspectul utilităţii, pertinenţei ori concludentei probelor solicitate.
5. C o n stitu ţio n alitate. Textul art. 315 CPC 1865 a fo st declarat constituţional prin
raportare la dispoziţiile art. 124 alin. (3) din Constituţie, Curtea Constituţionala sta
tuând1", referitor la controlul judiciar, că acesta se exercită de către instanţele care
soluţionează căile de atac asupra instanţelor care au pronunţat hotărârile atacate şi nu
reprezintă o lim itare a independenţei judecătorilor, întrucât este întotdeauna posterior
şi nu are, tn consecinţă, cum sâ îi influenţeze pe judecătorii care au pronunţat hotărârile
supuse controlului. Totodată, îndru m ările date de instanţa d e recurs sau de apel, o bli
gatorii pentru judecătorii fondului, sunt pronunţate în cadrul activităţii cu caracter ju ris
dicţional a instanţelor de apel sau de recurs şi nu au nim ic com un cu situaţia neperm isa
când, pe cale adm inistrativa, ierarhică, un ju d ecăto r ar prim i indicaţii asupra m odului în
care trebuie să ju d ece un anu m it proces. Pe de altă parte, dacă judecătorii de la instanţa
d e fond nu a r fi obligaţi sâ se supună îndru m ărilor instanţei de apel sau de recurs, putând
reitera erorile com ise prin soluţia ce a fost desfiinţată, s-a r ajunge la exercitarea repetată
1,1 C .C ., D e c . n r. 3 3 2 / 2 0 0 1 ; î n a c e la ş i s e n s . D e c . n r. 3 6 0 / 2 0 0 2 , O e e . n r. 8 5 4 / 2 3 0 6 .
964 Oc t a v a s p i n i a w - m a w
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TAC Art. 502
a căilor de a tac şi la prelungirea duratei soluţionării cauzelo r în mod neperm is, iar astfel
s-ar încălca cerinţa soluţionării proceselor într-un „term en rezonabil”.
C O M E N T A R IU
1. P rin cip iu l n o n re fo rm o tio in p e iu s. A rticolul S02 N CPC reia întocm ai conţinutul
alin. (4) al art. 315 CPC 1S65, prin aceea ca face trim itere la textul care consacră prin-
cipiul r>ea gravării situaţiei părţii tn propria cale de atac (non reform otio in p eiu s) în fa 2a
apelului, text despre care arată că se aplică în mod corespunzător.
în actuala reglem entare, art. 481 prevede câ apelantului nu i se poate crea în propria
cale d e atac o situaţie m ai rea decât aceea din hotărârea atacată.
Potrivit art. 502, această regula este aplicabilă atât cu ocazia ju d ecării recursului, cât
şi la rejudecarea cauzei după casare, fie că este vorba de casare cu reţinere, fie d e casare
cu trim itere.
2. Excepţii. Spre deosebire de vechea reglem entare, art. 481 N CPC prevede şi două
excepţii de la principiu, şi anum e agravarea situaţiei apelantului în propria cale de atac
este posibilă când el consim te la aceasta sau în cazurile anum e prevăzute de lege.
Credem că pentru a fi reţinută prim a ipoteză trebuie să existe un a co rd expres şi
neechivoc al părţii care a declarat calea d e atac pentru ca, fie tn urma Judecării recursului,
fie în urm a rejudecării cauzei după casare, aceasta să prim ească o hotărâre mai puţin
favorabilă decât cea care a fost casată.
Date fiind consecinţele extrem de im portante, acest acord ar trebui să fie exprim at
fie în scris, în cererea d e recurs sau într-o cerere separată, fie oral în faţa instanţei de
recurs cu ocazia dezbaterilor, bineînţeles în condiţiile legalei asistări ori reprezentări a
părţii prin avocat, respectiv co n silier juridic.
Practica a decis, de pildă, că în recurs nu i se poate acorda reclam an tu lu n n tim at o
sum ă de bani m ai m are decât cea din hotărârea re cu rată, ch iar dacă pârâtul care a făcut
recurs nu s-a opu s la discutarea pretenţiilor m ajo rate 1.
Aceasta este o decizie care ilustrează atât aplicarea principiului neagra vă rii situaţiei
în propria cale de atac, dar şi faptul că doar lipsa unei riposte la solicitarea de către par-
tea potrivnică a unei sum e mai m ari nu echivalează cu o consim ţire a recurentului la
agravarea propriei situaţii.
Pentru reţinerea celei de-a doua ipoteze, posibilitatea ca unei părţi să i se agraveze
situaţia în propria cale de atac a r trebui să fie prevăzută de un o ct norm ativ. De pildă,
un a ct norm ativ despre care se prevede ca este aplicabil şi proceselor aflate în curs de
judecată în căile d e atac şi prin care se lim itează sau se elim ină posibilitatea acordării
unor despăgubiri.
în acest sens, arătăm că art. 432 teza finală NCPC prevede în m od expres ca prin efec
tu l adm iterii excepţiei a utorităţii de fucru ju d e ca t, părţii care a declarat calea de atac i se
poate crea o situaţie m ai grea decât cea din hotărârea atacată.
O CTA V iA S P tN g A N U -M A W 965
Art. 503 Cartea ii. P ro cedu ra c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. N atură ju rid ică. C lasificare. Contestaţia în anulare este calificată ca o cale de atac
extraordinara, d e retractare, com ună şi nesuspensivă de executare.
Su b im periul reglem entării anterioare, doctrina a distins două categorii de contestaţii
în anulare, în funcţie de tipul hotărârilor judecătoreşti ce fac obiectul acestora: contes
taţia în an u la re obişnuita, d e drept com un, şi contestaţia în anulare specială. Aceasta
distincţie răm âne de actualitate şi în noul cod, contestaţia în anulare obişnuită fiind
reglem entată în alin. (1) al art. 503, iar cea specială în alineatele urm ătoare a le aceluiaşi
articol.
2. O b ie ctu l co ntestaţiei în an u lare. O biectul contestaţiei în anulare este reglem entat
diferit în funcţie de m otivele pentru care se poate exercita această cale extraordinara de
atac.
Potrivit alin. (1) al art. 503. pentru m otivul legat de neregularitatea procedurii de
citare, hotărârile susceptibile a fi atacate cu contestaţie în anulare su n t toate hotărârile
definitive"' {irevocabile, în term inologia Codului de procedură civilă de la 1865).
Prin hotărâri definitive se înţeleg cele definite astfel în art. 634 NCPC şi. după cum
arată textul invocat, pot fi hotărâri pronunţate în prim ă instanţă, în apel sau în recurs,
care, din diferite considerente, nu pot sau nu mai pot fi atacate cu apel sau cu recurs.
A lineatele (2) şi (3) ale art. 503 reglem entează o altă serie de m otive pentru care se
poate exercita calea de atac a contestaţiei în anulare, dar care privesc exclusiv hotărârile
insta n ţelor de recurs şi hotărârile instanţelor de a p e l care, p o trivit legii, n u p o t f i atacate
cu recurs.
3. C o n testaţia
în an u la re o b işn u ită. M o tiv; n elegala citare. Contestaţia în anulare
obişnuită, care se poate exercita îm potriva oricărei hotărâri definitive, este lim itată la un
1)1 In a ce st se n s, a §e ved ea C.A . B u cu reşti, s. a IV*a c iv . d e c. nr. 6 7 8 /2 0 0 0 . în Ju rid ic a nr. 7*8/2001. cita ta în
6 . Boroi, O . Spfneonu-M otet, o p . cit., p. 6 1 7 -6 1 8 .
966 OCTAViA SP IN lA W -M A T g i
T î l L I L II. C Ă IIEO E ATAC A rt. 503
singur m otiv: contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la term enul când
a avut lo cju d e catâ.
Alineatul (1) al art. 503 N CPC preia ideea fostului art. 317 alin. (1) pct. 1 CPC 1865,
dar într-o redactare mai riguroasă, valorificând şi soluţiile ju rispru den ţiale generate de
im perfecţiunile vechiului text. Astfel, se prevede că neregularitatea p ro ced u rii de citare
trebuie s ă privească anum e p e conte stator, şi nu p a rtea în m o d generic, ceea ce exclude
de p la n o posibilitatea introducerii unei contestaţii în anulare de către o parte care invocă
nelegala citare a unei alte p ir ţ i din proces.
Cum ulativ cu neregularitatea procedurii de citare, mai trebuie îndeplinită şi condiţia
negativă ca resp ectivu l contestator să n u f i fo s t prezent la term en u l cân d s-a ju d e ca t
p ricin a . Această reglem entare are în vedere, pe de o parte, că prezenţa părţii la term en
acoperă lipsa totală a citării, iar, pe de altă parte, că o rice alt viciu al unei citări defectuoase
putea fi invocat de parte ia acel term en.
în practică111 s-a decis, spre exem plu, că sunt cazuri de citare nelegală atunci când:
decesul uneia dintre părţi nu a fost adus la cunoştinţa instanţei, cu consecinţa necitării
m oştenitorilor; necitarea con testat oarei la sediul său principal, dacă o atare obligaţie era
stabilită de lege; citarea prin publicitate a părţii, deşi condiţiile pentru aceasta nu au fost
îndeplinite121; nerespectarea co ndiţiilor legale referitoare la cuprinsul citaţiei.
Dim potrivă, nu sunt întrunite condiţiile legii dacă schim barea sediului nu a fost adusă
de contestatoare la cunoştinţa instanţei, astfel cum o b lig i dispoziţiile actualului art. 172
N CPC; dacă procedura de citare, deşi a fost legal îndeplinită, din m otive neim putabile
instanţei, contestatorul nu a luat cunoştinţă de citaţia care i-a fost com unicată în lipsă ori
dacă se invocă num ai com unicarea nelegală a hotărârii.
4. C o n testaţia în an u lare sp ecială. M otive. în actuala reglem entare, hotărârile
instanţelor de recurs şi cele ale instanţelor d e apel nesupuse recursului pot fi atacate
cu contestaţie în anulare atât pentru m otivul nelegalei citări, prevăzut de alin. (1), cât şi
pentru o serie de alte m otive expres ş i lim ita tiv prevăzute'3', ca şi în vechea reglem entare,
de actualul alin. (2) al art. 503.
Faţă de art. 318 CPC 1865, noul text plasează ca m otiv d e contestaţie specială pe cel
referitor ia necom petenţă şi, în plus, adăugă m otivele constând în încălcarea norm elor
referitoare la alcătuirea instanţei şi la nepronunţarea asupra unuia dintre recursurile sau,
după caz, apelurile declarate în cauză.
4.1. N eco m p eten ţă . M otivul privitor la necom petenţă, prevăzut la art. 503 alin. (2)
pct. 1 NCPC, se referă exclusiv la necom petenţă instanţei core a p ronu nţa t hota rărea
core se atacă, şi anum e a instanţei de recurs sau, după caz. a instanţei de apel. în condi
ţiile alin. (3) al aceluiaşi articol.
Prin urm are, este exclus ca pe calea contestaţiei în anulare să se invoce m otive pri
vitoare la o eventuală necom petenţă a instanţei care a judecat într-o fază procesuală
anterioară. Această nouă reglem entare se integrează în viziunea actualului cod, care a
lim itat sem nificativ posibilitatea invocării excepţiei de necom petenţă în diferite stadii ale
procesului civil.
968 O CTA V iA S P t N lA W - M A T S i
T î l L I L II. C ĂI IE OE ATAC A rt. 503
4,4. O m isiu n e a cercetă rii u n u i m o tiv d e casare. în ceea ce priveşte acest m otiv al
contestaţiei în anulare speciale, se rem arcă Tn prim ul rând faptul că el priveşte exclusiv
hotărârile instanţelor de recurs, nu şi pe cele ale instanţelor d e apel care nu sunt supuse
recursului, aşa cum se prevede expres în alin. (3) al art. 503. Explicaţia se datorează, cre
dem , îm prejurării că num ai recursul poate fi exercitat pentru m otive de casare expres
şi lim itativ prevăzute de lege; altm interi, neanalizarea unor m otive de apel, în lim itele
devoluţiunii, poate crea părţii un prejudiciu sim ilar, dat fiind că nu are deschisă calea
recursului.
în al doilea rând, rem arcăm că, spre deosebire de reglem entarea din art. 318 CPC
1865, art. 503 alin. (2) pct. 3 NCPC nu m ai prevede în m od expres condiţia ca om isiunea
de cercetare a m otivului de casare să se fi produs din greşeală.
Credem că prin elim inarea sintagm ei „din greşeală" nu se produce nicio m odificare în
sensul ori scopul reglem entării şi că îşi păstrează valabilitatea interpretarea dată vechiu
lui text, conform căreia necercetarea m otivului trebuie să f i fo s t ro d u l u nei om isiuni, ş i
nu una deliberată.
Astfel, sub im periul vechii reglem entări1’1, s-a decis că, în cazul în care instanţa de
recurs a analizat, într-adevăr, doar un m otiv de casare pe care l-a găsit nefondat şi a
arătat, m o tivln d u -şi soluţia, de ce nu po t fi analizate şi celelalte, neanalizarea tuturor
m otivelor invocate de recurentă nu se datorează unei om isiuni săvârşite din greşeală de
instanţă, ci a avu t un caracter deliberat, ia r m otivele pentru care instanţa de recurs a pro
cedat în acest mod nu pot fi cenzurate pe calea contestaţiei în anulare, deoarece această
cale de atac nu poate fi utilizată ca un recurs la recurs.
Ju risprudenţial, s-a m ai statuat că reglem entarea acestui m otiv d e contestaţie a vizat
posibilitatea cenzurării hotărârii instanţei de recurs exclusiv şi lim itat la m otivul de casare
om is, în caz contrar deschizându-se calea unui recurs la recurs.
Contestaţia în anulare pentru acest m otiv poate f i prom ovată d o a r de recurent, inti
m atul nejustificând un interes legitim şi actual, ia r decizia pronunţată în rejudecare, ca
urm are a anulării hotărârii instanţei de recurs, va fi lim itată, din punct de vedere al ana
lizei, la m otivul de casare a cărui necercetare a atras anularea.
Prin cercetarea m otivelor de casare trebuie înţeleasă analiza m otivelor de recurs,
astfel cum au fo st form ulate de parte prin cererea d e recurs1'1, iar nu om isiun ea instanţei
d e a răspu n d e fie că ru \ a rgu m ent de fa p t ş i de d re pt i nvo cat d e rec u re nt, acestea trebu i n d
să fie subsum ate unuia dintre m otivele de recurs prevăzute de lege. Pe d e altă parte,
cercetarea la care face trim itere textul d e lege, fără a fi interpretată ca obligând instanţa
să răspundă în parte tu tu ro r argum entelor, trebuie să constituie o exam inare în mod
real a criticilor supuse controlului judiciar, şi nu doar o reluare a concluziilor instanţelor
inferioare, în caz contrar putându-se aduce atingere garanţiilor dreptului la un proces
echitabil consacrate de art. 6 parag. 1 din Convenţia europeană a drepturilor om ului.
Pe calea contestaţiei în anulare pentru acest m otiv nu poate fi cenzurat m odul în
care instanţa d e recurs, analizând m otivul de casare, a răspuns acestuia sau om isiunea
instanţei de a cerceta m otive de casare depuse tardiv ori care a r fi trebuit invocate de
instanţă din oficiu. De asem enea, în m ăsura în care m otivul de casare om is a fi cercetat
111 S o lu ţiile r e d a te 'n cu p rin su l a cestu i co m e n ta riu , care au fo s t p ro n u n ţate în ap licarea art, 3 1 8 C P C 1865
prfvind o m isiu n e a instanţei d e a e xam in a un m o tiv d e recu rs, su n t preluate din G. Boroi, O . SDirreonu-M otei,
op, d t ,, p. 6 2 8 -6 3 3 .
I2J în se n su l irtad m isibi Irtâţi i c o n te sta ţie iîn a n u lare în ca zu l în ca re m o tivu l d e ca sa re a fo st in vo cat p e n tru prim a
dată în co ntestaţia îrt a n u lare, I.C .C.J., s. civ. 51 d e propr. Int., d e c. nr. 8 2 8 6 /2 0 0 7 , n epublicatâ, id e m , p. 633.
O C T A V iA 5 P I N t A N U ‘ M A W 969
A rt. 504 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C .C ., D e c . n r. 2 9 6 /2 0 0 6 .
970 O C T A V A S M N t A N V ‘ M ATe>
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 504
C O M E N T A R IU
1. Contestaţia în an u la re o b işn u ită. A d m isib ilitate. Prim ele două alineate ale art. 504
se referă exclusiv la contestaţia în anulare obişnuită, aşa după cum rezultă din referirea
care se face doar la art. 503 alin. (1).
Dispoziţiile a rt.5 0 4 a lm . (l)m e n ţ in d in reglem entarea anterioară p rin cip ia l subsidia-
ritoţii acestei căi extraordinare de atac, potrivit cu care, ca regulă, contestaţia în anulare
nu poate fi exercitată pentru m otive pe care contestatorul ar fi avut posibilitatea să le
invoce pe calea apelului sau recursului.
Jurisprudenţa referitoare ia inadm isibilitatea contestaţiei în anulare exercitate pen*
tru m otive nevalorificate tn cadrul căii ordinare de atac111 îşi m enţine actualitatea (cu
am endam entul că recursul este privit ca o cale extraordinară de atac).
De altfel, actualm ente, soluţia inadm isibilităţii unei atare contestaţii în anulare, pe
care au adoptat-o instanţele su b vechea reglem entare, este expres prevăzută de art. 504
alin. (1).
Prin excepţie, potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, contestaţia în anulare de drept
com un poate fi prom ovată dacă m otivul a fost invocat prin recurs, fiind însă respins pen
tru verificări de fapt incom patibile cu recursul sau dacă recursul, fără vina părţii, a fost
respins fără a fi cercetat în fond.
în tru câ t textul citat se referă exclusiv la recurs şi la specificul acestuia, atunci când
se contestă o hotârâre dată de o instanţă d e apel nesupusă recursului, în condiţiile
art. 503 alin. (3), excepţia nu operează, ch iar dacă apelul a fost respins fără a fi fost
cercetat în fond.
Apoi, trebuie rem arcat că ipotezele în care se deschide calea contestaţiei în anulare
îm potriva hotărârii instanţei de recurs sunt două, dar am bele au ca prem isă invocarea
m otivului d e recurs şi, ch iar dacă textul nu o spune expres, contestaţia în an u la re este
deschisa d o a r recurentului, adică acelei părţi care invocase nelegalitatea propriei citări
într«ofază procesuală anterioară.
Prim a ipoteză este aceea în care m o tivul invocat n u a fo s t prim it, pentru că presupu
nea ca instanţa de recurs să facă verificări de fapt incom patibile cu structura acestei căi
de atac.
A doua ipoteză este aceea în care recursul în su şi a fo s t respins fa rd o f i cercetat în
fo n d . Textul nu se referă şi la soluţiile de adm itere a recursului, de anulare sau de peri-
m are a acestuia, de unde se desprinde ideea că num ai în cazul respingerii recursului se
poate exercita contestaţia în anulare pentru m otivul invocat d e parte şi neanalizat.
Referitor la acest din urm ă aspect, în practica ju diciară s-a apreciat că nu ne aflăm în
ipoteza adm isibilităţii contestaţiei pentru ne cerceta re a în fond a recursului dacă acesta a
fost anulat ca netim brat sau dacă a fo st ad m is ca urm are a adm iterii unei excepţii.
Actuala reglem entare vine însă cu o condiţie în plus faţă d e art. 317 CPC 1865, în
sensul că recursul trebuie să fi fost respins fără o cercetare pe fond fo ra vino părţii.
în lipsa acestei condiţii expres prevăzute, s-a decis, de pildă, câ un recurs respins
ca tard iv declarat deschide calea contestaţiei în anulare, pentru că nu a fost cercetat
pe fond'21. Am criticat această soluţie pe considerentul că un recurs tard iv este ca şi
O C T A V iA S P t N g A N U - M A W 971
A rt. 505 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
972 O C T A V iA S P I N l A W - M A T g i
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 506
C O M E N T A R IU
1. Instanţa co m p eten tă. Soluţia prevăzută de alin. (1) al art. 505 N CPC este iden
tică celei din reglem entarea anterioară, art. 319 aiin. ( ! ) CPC 1865 statuând în sensul câ
instanţa com petentă este cea a cărei hotărâre se atacă, Instanţă la care se şi introduce
contestaţia în anulare.
în ceea ce priveşte însă alcătuirea instanţei, spre deosebire de reglem entarea din
art. 24 CPC 1865, art, 4 1 alin. (1) NCPC prevede, printre cazurile d e incom patibilitate, că
judecătorii care au pronunţat o hotărâre prin care au soluţionat cauza nu pot lua parte la
judecarea aceleiaşi pricini în contestaţia în anulare.
în atare situaţie, se va reveni asupra ju rispru den ţei care statua în sensul că, fiind o
cale de atac de retractare, judecătorii care au pronunţat hotărârea atacată cu contestaţie
în anulare nu sunt incom patibili1".
2. In o p erab ilitate a prorogării d e com petenţă. Alineatul (2) al art. 505 N CPC prevede
regula conform căreia, pentru m otive diferite ale contestaţiei în anulare, care ar atrage
com petenţe diferite, nu operează prorogarea de com petenţă.
Credem că textul are în vedere ipoteza în care se form ulează o contestaţie în anulare
pentru m otive diferite, dintre care unele p rive sc hotărârea instanţei de recurs, ia r altele
p e cea a instanţei de apel, pronunţată în aceeaşi cauză.
în atare situaţie, instanţa sesizata - fie cea d e recurs, fie cea d e apel - ar trebui să
constate câ unele m otive privesc, în realitate, hotărârea unei alte instanţe şi să îşi decline
în parte com petenţa, nu să se pronunţe ea însăşi asupra contestaţiei în întregul său, fie
chiar şi în sensul d e a o constata parţial inadm isibilă, pentru m otive care nu privesc hotă
rârea datâ d e respectiva instanţă.
C O M E N T A R IU
1. Term en de exercitare. Spre deosebire de reglem entarea anterioară - art. 319
alin. (2) C P C 1865 care distingea, cât priveşte term enul de exercitare a contestaţiei,
după cum hotărârile atacate erau sau nu susceptibile de a fi aduse ia în deplinire pe cale
de executare silită13', art. 506 NCPC nu m ai face o asem enea distincţie.
Textul prevede un term en unic, de Î S zile, care începe să curgă de la data com uni
cării, şi. totodată, prevede şi un term en lim ită, de un an d e la data la care hotărârea a
răm as definitivă.
Vechea reglem entare prevedea că term enul de 15 zile în cep e să curgă de la m om en
tu l la care contestatorul a luat la cunoştinţă de hotărâre, m om ent care putea fi dovedit
O C T A V IA 5 P I N iA N U ‘ M A T g l 973
A rt. 507 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
cu o rice m ijloc de p ro b i111. Această prevedere era plasată în contextul în care nu toâte
hotărârile se com unicau, ci d o a r cele care erau supuse apelului sau recursului.
Conform actualului art. 427 alin. (1) NCPC, hotărârea se com unică din oficiu părţilor,
în copie, chiar dacă este d e fin itiv i, ceea ce e x p lic i prevederea conform căreia term enul
d e introducere a contestaţiei în anulare începe să curgă d e la data com unicării hotărârii
atacate.
Term enul lim ită de un an calculat de la data răm ânerii definitive a hotărârii este
preluat din vechea reglem entare, cu deosebirea câ atunci se făcea referire la caracterul
irevocabil al hotărârii.
A cest term en de un an are rolul de a contribui la certitudinea raporturilor ju rid ice şi
d e a lim ita ?n tim p durata unui proces. Nu are sem nificaţia de a lăsa la latitudinea părţilor
s i form uleze contestaţie în anulare alternativ, în 15 zile de la com unicarea hotărârii sau
într-un an de la data răm ânerii definitive.
Cu alte cuvinte, d a c i term enul de 15 zile de la com unicarea h o tirâ rii a fo st depăşit,
contestaţia va fi privită ca tardivă, chiar d a c i la data introducerii sale nu se epuizase
term enul de un an d e la data rim â n e rii definitive a hotărârii.
în anum ite situaţii, hotărârea care se atacă este deja definitivă d e la data pronunţării;
dacă, prin ipoteză, com unicarea acesteia va avea loc d u p i m ai m ult de un an de la a c e a sti
d a t i, atunci partea nu ar m ai putea introduce contestaţie în anulare, prevalându-se de
term enul de 15 2ile de la data com unicării.
2. Term en de m otivare. în ceea ce priveşte m otivarea contestaţiei, alin. (2) al art. SOS
NCPC prevede în m od expres că aceasta se face în term enul de 15 zile stabilit pentru intro
ducerea contestaţiei.
Această soluţie consacră regula că m otivarea contestaţiei în o n u ia re se fa c e în term e
n u l de declarare, o interpretare sim ilară fiind dedusă la nivel doctrinar şi jurisprudenţial
ch iar pe m arginea dispoziţiilor art. 319 alin. (2) CPC 1865121.
Noul cod prevede pentru prim a dată şi sancţiunea nem otivârii contestaţiei în anulare
în term enul legal, şi anum e nulitatea acesteia1".
A rt. 5 0 7 . Su sp end area execu tării. Instanţa poate suspenda executarea hotă
rârii a cărei anulare se cere, sub condiţia dării unei cauţiuni. D ispoziţiile art. 484
se aplică în m od corespunzător.
C O M E N T A R IU
So luţia este sim ilară celei din reglem entarea anterioară, respectiv art. 3195CPC 1865,
în sensul că instanţa sesizată cu judecarea contestaţiei în anulare poate să dispună sus
pendarea hotărârii contestate - neavând o obligaţie în acest sens, ci d o a r o facultate
iar pentru aceasta trebuie îndeplinită prelim inar condiţia dării unei cauţiuni.
1.1 A se vedea: C.A . C o n stan ţa, s. civ., d e c. nr. 6 3 / C / 2 0 0 4, în C .P J. 2 0 0 4 , p, S 0 3 ; l.C .C J ., s, civ, ş l d e propr. Int.,
d e c. nr. 6 1 4 7 /2 0 0 6 ; l.C .C J., &. civ. şi d e propr. int., d e c. nr. 2 79 /2 00 8, ne p u b licată; l.C .C J ., s. civ. şi d e propr. int..
d e c. n r 8 2 8 6 /2 0 0 7 , to ate citate în C . 8 o ro i, O, Sptneonu-M otei, op. c it., p. 6 3 5 -6 3 6 .
1/1 A se v e d e a N ota la C .A , B u cu reşti, a .â V lll-a co n t. a d m . şi fisc., d e c. nr. 1 0 9 4 /2 0 0 5 , în C .P J .C .A .f 2 0 0 5 , p. 411,
în G. Boroi, O. Sp in e a n u -M a te i, o p . c it., p. 635.
1.1 S u b ve ch e a re gle m e n ta re , s-a d e cis ca n em o tiva re a contestaţiei în a n u lare în te rm e n u l p re v ă îu t d e lege
d e te rm in ă respingerea ace&teia ca in a d m is ib ilă - l.C .C J .r s. civ. şi d e propr. int., d e c. nr. 1 3 6 3 /2 0 0 8 , nepublicată,
id e m , p. 638.
974 O C T A V A S P t N t A N U 'M A m
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 508
Articolul 506 N CPC trim ite la dispoziţiile art. 484 din acelaşi cod care reglem entează
suspendarea executării din m ateria recursului, aşa încât, pentru dezvoltări, trim item la
com entariul aferent acestui articol.
îşi păstrează actualitatea soluţiile jurisprudenţiale, conform cărora condiţia plăţii
unei cauţiuni nu exclude dovada m otivelor care să ju stifice m ăsura suspendării, soluţia
contrară fiind de natură să aducă atingere în m od arbitrar autorităţii d e tucru judecat a
unei hotărâri definitive.
M otivele care îndreptăţesc instanţa $6 su sp en d e executarea hotărârii a câ re i anulare
s e cere nu s e confundâ cu m otivele contestaţiei în an u la rel,). Prin urm are, o cerere de
suspendare a executării în care doar se reiterează m otivele contestaţiei în anulare va fi
privită ca nem otivată şi va putea fi respinsă.
C O M E N T A R IU
1. Regu li a p licab ile . Prim ul alineat al art. 508 N CPC reia din vechea reglem entare
regula conform căreia contestaţia în anulare se judecă în regim de urgenţă, cu precădere
faţă d e alte cauze care nu sunt considerate având acest regim , dar conţine în plus preci
zarea că sunt aplicabile dispoziţiile procedurale privind judecata finalizată cu hotărârea
contestată, adică, după caz, judecata în prim ă instanţă, în apel, în recurs etc. Desigur,
aceste reguli sunt aplicabile în m ăsura în ca re n u exista altele derogatorii, specifice fazei
contestaţiei în anulare.
Şi su b im periul noii reglem entări îşi păstrează valabilitatea so luţiile ju rispru den ţiale12'
privitoare la cadrul procesual, în sensul că în procedura contestaţiei în anulare nu p o t fi
părţi persoane străine de proces, ch iar dacă acestea ar justifica un interes, eventualele
prejudicii cauzate de executarea hotărârii atacate putând fi invocate pe calea contestaţiei
la executare. In te re s u l-c a re trebuie dovedit în persoana co n te sta to ru lu i- aparţine părţii
care a pierdut recursul şl constă în folosul practic urm ărit prin rejudecarea acestuia.
O C T A V iA 5 P I N i A N U ‘ M A W 9 75
A rt. 508 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
1)1 I d e m . p , 6 3 8 - 6 3 9 .
C .C ., D e c . n r. 1 0 / 2 0 0 3 .
976 O C T A V A S P t b J t A N U 'M A W
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 509
A r i . 5 0 9 » O b iectu l şi m otivele rev izu irii. (1) Revizuirea unei hotărâri pro
nunţate asupra fondului sau care evocă fondul poate fi cerută dacă:
1. s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au ceru t sau nu s-a pronunţat
asupra unui lucru ceru t o ri s-a dat m ai m u lt decât s-a cerut;
2. obiectul pricinii nu se află în fiinţă;
3. u n judecător, m artor sau expert, care a luat parte la judecată, a fo st condam
nat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat
în tem eiul unui înscris declarat fals în cursul ori în urm a judecăţii, când aceste
îm prejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză. în cazul în care constatarea
infracţiunii n u se m ai poate face printr-o hotărâre penală, instanţa de revizuire
se va pronunţa m ai întâi, pe cale incidentală, asupra existenţei sau inexistenţei
infracţiunii invocate, fn acest u ltim caz, la judecarea cererii va fi citat şi cel învi
n u it de săvârşirea infracţiunii;
4. u n judecător a fost sancţionat disciplinar definitiv pentru exercitarea func
ţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă aceste îm prejurări au influenţat
soluţia pronunţată în cauză;
5. după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, reţinute de
partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o îm prejurare m ai pre
sus de voinţa părţilor;
6. s-a casat, s-a anulat ori s-a schim bat hotărârea unei instanţe pe care s-a înte
m eiat hotărârea a cărei revizuire se cere;
7. statul ori alte persoane juridice de drept public, m inorii şi cei puşi sub inter
dicţie judecătorească ori ce i p u şi su b curatelă nu au fo st apăraţi deloc sau au fost
apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să îi apere;
8. există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de
grade diferite, care încalcă autoritatea de lucru ju d ecat a prim ei hotărâri;
9. partea a fo st îm piedicată să se înfăţişeze la judecată şi să înştiinţeze instanţa
despre aceasta, dintr-o îm prejurare m ai presus de voinţa sa;
10. C urtea Europeană a D repturilor O m ului a constatat o încălcare a dreptu
rilor sau libertăţilor fundam entale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar conse
cinţele grave ale acestei încălcări continuă să se producă;
11. după ce hotărârea a devenit definitivă, Curtea C onstituţională s-a pronun
ţat asupra excepţiei invocate în acea cauză, declarând neconstituţională prevede
rea care a făcu t obiectul acelei excepţii.
(2) Pentru m otivele de revizuire prevăzute la alin. (1) pct. 3, dar num ai în
ipoteza judecătorului, pct. 4, pct. 7-10 sunt supuse revizuirii şi hotărârile care nu
evocă fondul.
C O M E N T A R IU
1. O biectul revizu irii. Alineatul (1) al art. 509 păstrează, într-o form ulă mai restrânsă,
regula din vechea reglem entare, conform căreia po t fi atacate cu revizuire hotărârile
care vizeazâ fo n d u l pricinii, respectiv hotărârile pronunţate asupra fondului, precum şi
cele care evocă fondul.
OCTAViA S P IN g A N V -M A W 977
A rt. 509 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Prin excepţie, pentru m otivele lim itativ prevăzute d e alin. (2} al art. 509, po t face
o b iect al revizuirii şi hotărârile care nu evocă fondul.
Credem că diferenţa cu care operează prim ul alineat are în vedere hotărârile pronun
ţate în prim ă instanţă şi, respectiv, pe cele pronunţate în căile de atac, a d ic i apel, recurs
sau rejudecare pe fond după adm iterea contestaţiei în anulare.
Astfel, în categoria hotărârilor pronunţate asupra fondului intră acelea pronunţate
în p r im i instanţă şi prin care cauza este soluţionată pe fond, adică privitor la caracterul
fondat sau nefondat ai cererii de chem are în judecată, şi nu în baza unei excepţii care,
odată adm isă, face d e prisos analiza fondului.
7n căile de atac, instanţa se pronunţă asupra caracterului fondat sau nefondat al căii
d e atac şi este posibil ca hotărârea s i evoce sau nu fondul pricinii.
în art. 322 C P C 1865, form ularea potrivit c ire ia erau suspuse revizuirii h o tirâ -
rile răm ase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi cele date de o
instanţă de recurs atunci c ln d e v o c i fondul era a m b ig u i, deoarece putea lis a a se în ţe
lege că d o ar pentru hotărârile instanţei de recurs trebuie în d e p lin iţi condiţia evocării
fondului. Totuşi, m ajoritatea autorilor au interpretat textul în sensul că evocarea fondu
lui este o condiţie pe care trebuie să o îndeplinească o rice hotărâre pentru a fi su p u si
revizuirii (deşi se adm itea, în acelaşi tim p, c i anum ite m otive de revizuire puteau fi invo
cate şi îm potriva unor hotărâri care nu e v o c i fondul).
Din acest punct de vedere, actuala redactare a textului nu lasă foc de interpretare
asupra faptului că, în afară de cazurile prevăzute de alin. (2) al art. 509, antam area fo n
d u lu i cauzei p rin hotărârea a câ re i re v iîu ire s e cere este o con diţie de adm isibilitate.
De fapt, este oarecum im proprie referirea la cazuriie din alin. (2) ca fiind excepţii,
deoarece, din punct de vedere num eric, sunt aproape e p l e cu cele care in t r i sub inci
denţa regulii: pct. 3, ipoteza judecătorului, pct. 4 şi pct. 7-10.
în legătură cu înţelesul sintagm ei „evocarea fondului", doctrina şi jurisprudenţa au
dezvoltat o asem enea varietate de opinii, în cât a r f i fost salutar ca prin noua reglem en
tare s i se d e fin e a sc i legal conceptul, tocm ai în ideea evitării cel puţin pe viito r a unei
practici neunitare.
în lipsa unei asem enea definiţii, este de aşteptat să existe în continuare divergenţele
d e opinie sau m ăcar de nuanţe pe care le-am sem nalat în tre cu t în ceea ce priveşte inter
pretarea noţiunii de „evocare a fondului".
Astfel, unii autori sau practicieni au apreciat c i evocarea fondului înseam nă soluţio
narea cauzei pe fond, şi nu în tem eiul unei excepţii111.
Alţii au considerat c i evocarea fondului înseam nă reţinerea unei alte situaţii de fapt,
când este vorba de soluţionarea pricinii într-o cale d e atac12’.
Referitor la această chestiune, am îm părtăşit punctul de vedere potrivit c ir u ia hotă
rârea pronunţată în apel întruneşte condiţia de a evoca fondul, indiferent dacă apelul a
fost adm is sau r e s p in s -d a t fiind caracterul devolutiv al acestei căi de a t a c - , cu excepţia
cazului în care apelul a fost respins ca tardiv, ca inadm isibil ori pentru un alt m otiv care a
îm piedicat cercetarea sa pe fond.
A rita m , totodată, că este foarte im portant să se prevadă care hotărâre evocă fondul,
atunci când pricina a fost soluţionată şi în apel, pentru că num ai astfel partea poate s i
978 O C T A V A S P t b J t A N U 'M A W
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 509
ştie care este hotărârea pe care o poate ataca pe calea revizuirii, cu respectarea term e
nului prevăzut d e lege pentru exercitarea acestei căi d e atac.
îndreptarea căii de atac îm potriva unei hotărâri care nu evocă fondul va atrage
respingerea cererii de revizuire ca inadm isibilă şi, de cele m ai m ulte ori, im posibilitatea
de a m ai exercita în term en aceeaşi cale de atac îm potriva hotărârii susceptibile de a fi
revizuită.
La nivel jurisprudenţial11', su b im periul vechii reglem entări, s-a decis că intră în cate
goria hotărârilor m enţionate m ai sus: sentinţele prim ei instanţe răm ase definitive (în
term inologia Codului de procedură civilă de la 1865), precum şi cele pronunţate în apel
şi recurs, în m ăsura în care acestea evocă fondul.
în ceea ce priveşte noţiunea d e evocare a fondului d e către instanţa de recurs, prac
tica judiciară a statuat că nu îndeplinesc această condiţie hotărârile prin care recursul a
fost respins ca tardiv, nefondat sau a fost anulat ori când recursul a fost adm is, cu conse
cinţa casării deciziei pronunţate în apet şi m enţinerea hotărârii prim ei instanţe.
De asem enea, nu în d e p lin e sc condiţia referitoare la evocarea fondului deciziile inter
m ediare, precum cea prin care instanţa a adm is contestaţia în anulare şi a stabilit un
term en pentru rejudecarea recursului sau cea prin care contestaţia în anulare a fo st res
pinsă, deci 2iile prin care instanţa s-a pronunţat asupra recursului în anulare (anterior
abrogării prin dispoziţiile O .U.G. nr. 58/2003), hotărârile de declinare a com petenţei'21,
cele prin care se soluţionează cererea de străm utare, cele prin care instanţa ia act de
învoiala părţilor sau cele în care sunt cenzurate soluţiile pronunţate cu privire la excepţii
procesuale sau incidente procedurale.
în actuala reglem entare, pentru o corectă înţelegere şi aplicare a art. 509, acesta tre
buie corelat cu art. 459 NCPC referitor la o rd in ea exercitării că ilo r d e a ta c.
Prim ul alineat al textului la care facem trim itere prevede că nu pot fi exercitate căile
extraordinare de atac atât tim p cât este deschisă calea de atac a apelului.
Cu alte cuvinte, dacă o hotărâre pronunţată în prim ă in s ta n ţă -a s u p ra fondului prici
n ii- e s t e susceptibilă de a fi atacată cu apel, ea nu poate fi atacată cu recurs, contestaţie
în anulare sau revizuire.
Nu credem că textul instituie această interdicţie doar pe perioada term enului d e apel
şi, odată expirată această perioadă fără declanşarea căii de atac, partea interesată să
poată form ula o cale extraordinară de atac.
Faptul că legiuitorul a în ţeles să nu mai perm ită opţiunea între apel şi căile extraordi
nare d e atac rezultă din alineatul al doilea al art. 459, în care, cu referire expresă la recurs
şi d o a r pe baza acordului părţilor, se derogă de la regulă şi devine posibilă exercitarea
directă a recursului îm potriva unei hotărâri supuse atât apelului, cât şi recursului.
Situaţia este diferită în ceea ce priveşte căile extraordinare de atac, în legătură cu care
alin. (3) ai art. 459 prevede expres că pot fi exercitate şi concom itent, în condiţiile legii.
Aceasta înseam nă că o hotărâre susceptibilă d e recurs p o a te f i atacată ţ i cu contesta
ţie în anulare sa u revizuire, indiferent dacă recursul a fo st exercitat sau nu.
Condiţiile legii la care se referă textul au în vedere, desigur, observarea term enelor
legale şi a m otivelor pentru care pot fi declanşate diferitele căi de atac. Concom itent,
111 A se ved ea practica judiciară aferentă art. 3 2 2 C P C 1 86 5, în G. doroi, O . Spineanu-M atei, o p . tit., p. € 4 2 $i urm.
121 C u m e n ţiu n e a că în p re îe n t, sp re d e o se b ire d e re gle m e n ta re a an terioară - în ca re ho tărârea p rin ca re se
so lu ţio n a co n flictu l d e co m p e te n ţă , c u excep ţia ce le i p ro n u n ţate d e în a lta C u rte d e C a saţie ş i Ju stiţie , era
supusă recursului - , co nform d isp o ziţiilo r art. 135 N C P C , h o tărârea este definitivă.
O C T A V iA S P I N g A N U - M A W 979
A rt. 509 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
1)1 A se ved ea aceste so lu ţii din practica ju d icia ră în S . Boroi, O. Sp in e a n u -M a te i, o p . c it,, p, 649-650.
1,1 Pentru o so lu ţie c o n t ra r i, m o tivată p rin extin d e re a e fe cte lo r re cu rsu lu i ş i la afţi co p a rticip an ţi la proces, a
se ve d e d C.A . Piteşti, s. civ., d e c. nr. 1 3 6 8 /K /2 0 0 5 , în B.J, 2 00 5, p, 9 7 ş i N o ta la a ce a stă d e cizie , idem , p, 650.
980 O C T A V iA S P I N l A W - M A T g i
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 509
2.2. O b ie ctu l p ric in ii n u s e a fld în fiin ţă . Cel de-al doilea m otiv de revizuire, preluat
ca atare din art. 322 pct. 3 CPC 1865, are ?n vedere prin sintagm a „obiectul pricinii nu se
a fli în fiin ţ i" ideea d e dispariţie f i z i c i a bunului.
Condiţia nu este îndeplinită atunci când bunul continuă s i existe fizic, dar a fost
ocupat, sau atunci când h o tirâ re a vizează plata unei sum e de bani şi a dob ânzilor11'.
în cazul hotărârilor cu condam nare a lte rn a tiv i, cererea de revizuire este lipsită
de interes, deoarece debitorul poate fi o b lig a t în tem eiul unei asem enea hotărâri, să
plătească sum a de bani stabilită de instanţă ca reprezentând contravaloarea lucrului.
2.3. U n ju d ecă to r, m a rto r sa u expert, ca re a lu a t p a rte la ju d e ca tă , a fo s t condarr>'
n a t d e fin itiv p e n tru o in fra cţiu n e p rivito a re la p ric in ă sa u d a că h o tă râ rea s-o d a t în
te m e iu l u n u i în scris d e cla ra t f a ls în cu rsu l o r i în u rm a ju d e c ă ţii. Punctul 3 al art. 509
N CPC reia o parte din m otivele de revizuire reglem entate anterior de art. 322 pct. 4 CPC
1865, cărora ie aduce însă precizări suplim entare.
Astfel, cât priveşte condam narea pentru o Infracţiune privitoare la pricină, pe lângă
caracterul definitiv al condam nării, prevăzut şi d e reglem entarea anterioară, respectiv
declararea ca fals a unui în scris pe care se sprijină hotărârea judecătorească, se instituie
condiţia suplim entară ca această îm prejurare s â f i influenţat soluţia pronunţată în
ca u ză 2'.
De asem enea, prin valorificarea so lu ţiilo r ju risp ru d e n ţia le 3' exprim ate su b im periul
reglem entării anterioare, teza a ll- a a pct. 3 reglem entează expres posibilitatea instan
ţei învestite cu soluţionarea cererii de revizuire de a se pronunţa, pe cale incidentală, cu
privire la existenţa sau inexistenţa infracţiunii invocate, dar num ai atunci când constata-
rea infracţiunii nu se m ai poate face printr-o hotărâre penală, fie ca urm are a faptului că
acţiunea penală nu m ai poate fi pusă în m işcare sau exercitată, fie pentru că a intervenit
am nistia sau o altă cauză de scoatere d e sub urm ărire penală, dovada im pedim entului
legal incum bând revizuentului.
D ealtfel, prin Decizia nr. 66/2008, Curtea Constituţională a declarat neconstituţionale
dispoziţiile art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 138/2000
pentru m odificarea şi com pletarea Codului de procedură civilă d e la 1865, prin care a
fost elim inat din cuprinsul art. 322 pct. 4, textul care corespunde în prezent tezei a ll-a a
pct. 3 al art. 509 NCPC.
Prin „înscris declarat fals în cursul sau în urm a ju d e că ţii" se înţelege nu doar înscri
sul reţinut ca atare odată cu stabilirea săvârşirii unei infracţiuni, ci şi înscrisul al cărui
conţinut nu este real, ch iar dacă prin operaţiunea de alterare a realităţii nu s-a com is o
infracţiune1*1, dovada conţinutul nerea! al înscrisului urm ând a fi făcută în faţa instanţei
de revizuire, dacă instanţa penala nu a m ai fost sesizată, întrucât organele de cercetare
şi urm ărire penală au considerat că nu s-a săvârşit o infracţiune1-1.
111C .S.J., s. civ., d e c. nr. 4 9 6 7 / 2 0 0 0 ; I.C .C.J., s. corn., d e c. nr. 3 4 7 7 /2 0 0 3 , în B J . Baza d e date, în G. B oroi•
O. S p in e o n u -M a te i, o p . c it,, p, 650.
121 P e n tru so lu ţia co n fo rm c ă re ia re vizu irea nu este ad m isib ilă tn ca zu l în ca re a ctu l fals a viza t asp ecte
p ro ce d u ra le ca re nu au relevantă raportat ld fondul p ro cesu lu i, a s e v e d e a C .A , Bucureşti, s, a iV-a civ., dec.
nr. 9 6 3 /2 0 0 2 , id e m . p , 652 şi 653.
1,1 A se v e d e a p ra ctica re zu m a tă în G. B oroi, O. So in e a n u -M o te i, o p . c it., p. 6 5 1 -6 5 3 .
11 A s e ved e a C.A . Bucureşti, s. a IV*a crv., dec. nt. 280/2003, id e m , p. 653,
181 P e n tru so lu ţia
co nform căreia stab ilirea, p e ca le d e o rd o n an ţă, d e că tre procuror, a fap tu lu i câ infracţiunea
d e fa ls nu a fo st săvârşită d e c ă tre p e rso a n a căreia I s e im p u tă face in ad m isibilă ce rce ta re a falsului d e că tre
instanţa d e revizuire, a se v e d e a C .A , C lu j, s. civ., d e c. nr, 4 3 6 / 2 0 0 3 . în B J . 2 0 0 3 , p. 193 si N ota fa a ce a stă d e cizie
în G. B o ro i, O. S p in e o n u -M o te i, op. cit., p. 653.
O C T A V IA S P I N S A N U - M A W 9 8 1
A rt. 509 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Nu îndeplineşte condiţiile înscrisului fals înscrisul pe care s-a întem eiat h o tlrâ re a
judecătorească şi care a fost revocat ulterior de către organul em itent111.
Conform alin. (2) al art. 509 NCPC, în ca 2ul în care condam narea definitivă vizează un
judecător, hotărârea judecătorească este supusă revizuirii, ch iar dacă nu evocă fondul
procesului. Prevederea este explicabilă prin aceea că, pe d e o parte, condam narea ju d e
cătorului creează cel puţin aparenţa faptului că nu a avut loc un proces echitabil, iar, pe
d e altă parte, lim itarea excepţiei d o ar la ca 2ul condam nării judecătorului îşi are raţiunea
în aceea că deznodăm ântul procesului a fost decis de acesta.
Textul m ai prevede că la judecată va fi citată şi persoana care este învinuită de săvâr
şirea infracţiunii, în cazul în care constatarea săvârşirii acesteia nu se mai poate face pe
cale penală.
Nu se precizează însă în ce calitate va fi citată acea persoană, ce acte procedurale se
vo r îndeplini faţă de aceasta şi care vo r fi efectele hotărârii în ceea ce o priveşte.
2.4. U n ju d e c ă to r a f o s t sa n cţio n a t d iscip lin o r d e fin itiv p e n tru e xe rcita rea fu n c ţie i
cu re a -cred in ţă sa u g ra vă n e g lijen ţă . Punctul 4 af art 509 NCPC reglem entează m oti
vul de revizuire constând în sancţionarea disciplinară a judecătorului pentru exercitarea
funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, com pletând şi aducând precizări su plim en
tare faţă de reglem entarea anterioară, cuprinsă în teza a ll-a art. 322 pct. 4 C P C 1865.
Astfel, se prevede expres că sancţionarea disciplinara trebuie sâ privească un ju d e c ă -
tor, nu un m agistrat, care poate fi, în accepţiunea legii rom âne, şi un procuror.
S e im pune condiţia caracterului definitiv al sancţiunii aplicate, precum şi condiţia ca
îm prejurările pentru care a intervenit sancţionarea să fi influenţat soluţia pronunţată în
cauză.
Revizuirea este, de asem enea, adm isibilă pentru acest motiv, chiar dacă hotărârea
atacată nu evocă fondul.
Dispoziţiile art. 322 pct. 4 CPC 1865, care îşi regăsesc corespondent în art. 509 pct. 3 şi
4 NCPC, au fost dec la rate constituţionale, Curtea Constituţională statuând că prin aceste
reglem entări nu num ai că nu se încalcă dispoziţiile constituţionale privitoare la accesul
liber ia ju stiţie şi dreptul la un proces echitabil, ci se asigură soluţionarea litigiului cu res
pectarea garanţiei privind aflarea adevărului, prin punerea părţilor la adăpost d e orice
susp iciu ne de denaturare a adevărului generată de condam narea definitivă a ju d e că
torului, m artorului sau expertului pentru o infracţiune privitoare ia pricină, falsificării
înscrisurilor, neglijenţei ori abuzului m agistraţilor în acea cauză121.
2.5. D u p â d a re a h o tă râ rii, s-a u d e sco p e rit în scrisu ri d o ved ito a re, re ţin u te d e p a rtea
p o triv n ic ă sa u ca re n u a u p u tu t f i în fă ţişa te din tr-o îm p re ju ra re m a i p re su s d e voinţa
p ă rţilo r. Punctul 5 al art. 509 NCPC reia întocm ai prim a teză din art. 322 pct. 5 CPC 1865.
în legătură cu acest text, s-a decis131 că nu îndeplineşte condiţiile sale înscrisul em is
după pronunţarea hotărârii atacate prin revizuire, ch iar dacă acesta constată o situaţie
fundam ental diferită de cea reţinută de instanţă şi care este anterioară pronunţării hotă
rârii, şi nici cel ale cărui existenţă şi conţinut erau cunoscute părţilor în tim pul judecăţii.
Prin noţiunea de „în scris doveditor" trebuie înţeles acel în scris nou care, dacă ar fi
fost cunoscut la data pronunţării hotărârii atacate, ar fi putut conduce la o altă soluţie pe
982 O C T A V A S P IN t A N U ‘ M A W
T î l L I L II. C A l l E O E A TA C A rt. 509
fond decât cea adoptată. De asem enea, nu îndeplineşte condiţiile înscrisului reţinut de
partea potrivnică un articol publicat într-o revistă sau o declaraţie extrajudiciară.
Dovada conduitei obstrucţioniste a părţii adverse sau a îm prejurărilor m ai presus de
voinţa părţilor care au îm p ied icat înfăţişarea înscrisului pe durata soluţionării procesului
în fond îi incum bă revizuentului şi se concretizează în dovedirea dem ersurilor efectuate
prin care s-a încercat obţinerea înscrisurilo r (adrese, notificări ş.a.m .d.).
Evenim entele produse d u p i pronunţarea hotărârii atacate şi actele prin care se
m aterializează m ijloacele de probă nu intră în conţinutul noţiunii de „înscris", pentru a
justifica prom ovarea revizuirii.
Statuând în cadrul controlului de constituţionalitate, Curtea Constituţională a decla
rat c i dispoziţiile care reglem entează acest m otiv d e revizuire nu contravin principiului
constituţional al egalităţii în drepturi, în condiţiile în care textul de lege perm ite oricărei
părţi, indiferent de poziţia procesuală avută în proces, să declanşeze procedura revizuirii
dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, în acest caz nefiind vorba despre un
control judiciar, ci despre o nouă judecată pe tem eiul unor elem ente noi111.
2.6. S -a casat, s-a a n u la t o ri s-a sch im b a t h o tă râ rea u n e i in sta n ţe p e ca re s-a în te
m e ia t h o tă râ re a a că re i re v izu ire s e cere. Teza a ll-a a pct. 5 de la art. 322 C P C 1865 se
regăseşte acum reform ulată în pct. 6 al art. 509 NCPC şi are în vedere situaţia în care s-a
casat, s-a anulat ori s-a schim bat hotărârea unei instanţe pe care s-a întem eiat hotărârea
a cărei revizuire se cere. Noul te xt enum eră soluţiile pronunţate în legătură cu hotărârea
ce a influenţat procesul în actuala term inolo gie a codului.
Soluţia conform căreia poate fi considerat un „înscris nou" o hotărâre judecătorească
ulterioară, pronunţată într-o acţiu ne introdusă în ain te d e soluţionarea definitivă a litigiu-
lui finalizat cu hotărârea pentru care se cere revizuirea*, poate fi pe deplin actuală, chiar
din perspectiva pct. 6 al art. 509 NCPC.
2.7. Sta tu f o ri afte p e rso a n e Ju rid ic e d e d re p t p u b lic, m inorit ş i c e i p u ş i su b in terd ic
ţie ju d e că to re a scă o ri ce i p u ş i su b cu ra te lă n u a u f o s t a p ă ra ţi d e lo c s a u o u f o s t a p ă ra ţi
cu vicle n ie d e c e i în să rcin a ţi să i i o p ere. Referitor la acest m otiv de revizuire, faţă de for
m ularea din art. 322 pct. 6 CPC 1 8 6 5 3I, dispoziţiile pct. 7 al art. 509 N CPC au în vedere
urm ătoarele categorii de subiecte de drept: statul sau alte persoane ju rid ice de drept
public, m inorii, persoanele puse sub interdicţie ju d e c ă to re a sc ă -c a te g o rii care se includ
în sfera „incapabililor" la care făcea referire art. 322 pct. 6 CPC 1 8 6 5 - ş i persoanele puse
sub curatelă - categorie care include, potrivit art. 178 NCC, şi dispăruţii care nu au lăsat
un m andatar sau adm inistrator general.
Pentru a fi aplicabile dispoziţiile pct. 7, trebuie ca starea de incapacitate să existe în
persoana revizuentului la m om entul soluţionării cauzei prin hotărârea supusă căii de
atac14', lipsa de apărare să fi fost totală, indiferent de cauza care a determ inat-o, iar nu o
apărare incom pletă sau greşită.
C .C ., Dec. nr. 2 74 /2 00 2.
Trib. S u p re m , s. civ., d e c. nr. 1 5 9 2 /1 9 8 8 . în R .R.D , nr, 3 /1 9 8 9 . p. 7 4 , citată în S , B o ro i, O. Spin ea n u -M a tei,
op. c it,, p. 658.
I(' Pentru o situ aţie în care a d m ite re a u n e i ce re ri d e re vizu ire , în te m e iată p e d isp o ziţiile a rt. 3 2 2 p ct. 6 C P C
1 95 5, fo rm u la tă d e procuror, ca re nu a p a rticip a t la ju d e ca tă , a fo st co n sid e rată ca fiin d o violare a art, 6
parag. 1 din Co nvenţia e u ro p e a n ă a d re p tu rilo r o m u lu i ş i a art. 1 d in Pro tocolu l nr, 1 a d iţio n a l la Co n ve n ţie , a
se ved ea ca u za C.E.D .O ., ca u za A n d ro n e c, R o m ân iei, H otărârea din 2 2 d e c e m b rie 2 00 4,
141 A s e v e d e a , p e n tru d e ta lii, 6 . Boroi, O. Sp in e o n u -M a te i, op. eit.f o. 6 5 8 -6 5 9 .
O C T A V iA S P I N t A N U - M A T g l 983
A rt. 509 Ca r t c a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s â
984 O C T A V A S P IN iA N V ‘ M A W
T î l L I L II. C A l l E O E A TA C A rt. 509
contravine dispozitivului unei hotărâri anterioare sau viceversa, dacă cele două hotă
râri sunt date în procese diferite, între care nu există Identitate de părţi, de obiect şi de
cauză. O eventuală asem enea contrarietate a r putea fi invocată d o a r pe cale de excepţie
în cadrul celui de-al doilea proces.
Deşi este m ai greu de im aginat, credem că s-ar putea ivi situaţii în care să existe
întrunită cerinţa triplei identităţi, dispozitivele a două hotărâri să fie identice şi, cu toate
acestea, anum ite considerente care dezleagă una şi aceeaşi chestiune litigioasă să intre
în contradicţie, ca 2 În care să fie deschisă calea revizuirii întem eiate pe pct. 8 al art. 509
NCPC. In acest context, precizăm că prin contrarietate nu trebuie să se înţeleagă orice
diferenţă d e argum entare, ci doar că una şi aceeaşi problem ă litigioasă a prim it în cele
două litigii rezolvări opuse.
De asem enea, adm isibilitatea revizuirii pentru contrarietate de hotărâri este condiţi
onată de neinvocarea excepţiei autorităţii de lucru ju d e cat în cei de-al doilea proces sau,
dacă o atare excepţie a fo st invocată1’1, instanţa să ff o m is a se pronunţa asupra ei, soluţia
contrară fiind de natură să nesocotească autoritatea lucrului judecat rezultând din cea
de-a doua hotărâre1’1.
în jurisprudenţa anterioară s-a decis că hotărârile pronunţate în cererile d e ordo
nanţă preşedinţială, având ca o b iect luarea unor m ăsuri vrem elnice în cazuri grabnice,
nu au autoritate de lucru ju d e cat în ce priveşte soluţionarea fondului, în consecinţă,
nu poate fi vorba de hotărâri potrivnice, atât tim p cât nu tranşează fondul litigiului, ci
se m ărginesc la luarea unor m ăsuri asupra cărora se poate reveni în acelaşi cadru. Prin
urm are, neavând acest caracter, hotărârile respective nu sunt susceptibile de a fi revizu
ite. Partea nem ulţum ită de existenţa a două hotărâri contradictorii pronunţate în acest
cadru procesual poate fie să solicite justiţiei soluţionarea litigiului în fond, fie să intro
ducă o nouă cerere de ordonanţă preşedinţială, în cazul când a r socoti că este îndreptă
ţită să o facă191. Soluţia respectivă a fost prevăzută în mod expres în cadrul actualei regle
m entări, în conţinutul art. 1001 NCPC. Astfel, art. 1001 alin. (2) prevede în m od expres că
ordonanţa preşedinţială nu are autoritate de lucru judecat asupra cererii privind fondul
dreptului, iar potrivit art. 1001 alin. (3), dacă prim a hotărâre care a intrat su b autoritatea
lucrului judecat este o hotărâre pronunţată pe fond, aceasta are autoritate de lucru ju d e
cat asupra unei cereri ulterioare d e ordonanţă preşedinţială. De asem enea, autoritatea
de lucru judecat poate privi două ordonanţe preşedinţiale, cu condiţia însă ca îm prejură
rile care au stat la baza adoptării lor să nu se fi m odificat [art. 1001 alin. ( 1 )].
Nu poate exista contrarietate de hotărâri între o decizie adoptată d e un com plet în
com punere m ajoritară şi opinia separată a unuia dintre judecători141.
2.9. Partea a fo s t îm piedicată să se înfăţişeze fa ju d e ca tâ ş i s ă înştiinţeze instanţa
despre aceasta, dintr-o îm prejurare m a i p re su s d e voinţa sa. în ceea ce priveşte m oti
vu l d e revizuire constând în im posibilitatea de prezentare a părţii prevăzut de art. 509
pct. 9 NCPC, acesta este preluat ca atare din art. 322 pct. 8 CPC 1865 şi, aşa cum s-a sta-
m Pentru această Ipoteză, a se ved e a I . C C J , , s. civ, si d e propr. In t., dec, nr, 1451/2007, Id e m , p, 661.
U) în acest sen s, a s e vedea: Trib. Su p rem , s. civ., dec. nr. 866/1978. tn Repertoriu III. p. 312, nr, 179; C .S J ,, s.
civ., dec. nr. 1375/1997, în 0.J. Baza d e date; C .S.J., s. civ., dec. nr, 1464/2000; C.S.J., s, civ., dec. nr. 861/2000;
I.C.C.J., s. civ. ş i d e propr. i n t , dec. n r 4 2 2 6 /2 0 0 7 , nepublicată, to ate citate în (3. B o ro i, O. Sp in e o n u -M o te i, op
cit., p. 660-661.
10 Trib. Suprem , s. civ., dec, nr, 699/1970, în C . 0 . 1970, p. 249, Id e m , p. 662.
I.C .C J.. s. civ. ş i d e propr, int.. dec. nr, 4 3 3 5 /2 0 0 4 , în B J. Baza d e date, în 6 . B o ro i, 0 . S p in e a n u -M a te i, op.
c it , p . 663.
O C T A V IA S P I N g A N V - M A W 985
A rt. 509 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
986 O C T A V iA S P t N t A N U - M A T l i
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C Arc. 510
C O M E N T A R IU
1. Regula. Alineatul (1) al art. 510 instituie regula aplicabilă tu tu ro r cererilor d e revi
zuire, cu excepţia celo r întem eiate pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 8, regulă conform
căreia instanţa com petentă să ju d ece cererea d e revizuire este instanţa a cărei hotărâre
se atacă.
Soluţia este sim ilară'11cu cea din reglem entarea anterioară, respectiv art. 323 alin. (1)
CPC 1865, în sensul că instanţa com petentă este cea a cărei hotărâre se atacă, instanţă la
care se şi introduce cererea d e revizuire, fără precizarea că este cea la care hotărârea a
răm as definitivă, precizare care nu îşi m ai avea sensul în actualul context.
Potrivit ju rispru den ţei create în apiicarea art. 323 CPC 1865, com petenţa de soluţio
nare a cererii de revizuire aparţine instanţei care a pronunţat hotărârea a cărei revizuire
se ce re , respectiv, în cazul acelor m otive care pot viza doar hotărâri date asupra fondului
sau care evocă fondul, instanţei care s-a pronunţat pe fondul litigiului. Instanţa care va
judeca cererea d e revizuire va trebui să respecte com punerea în com plet de un judecă-
tor, de doi judecători în apel sau trei în recurs, sim ilar cauzei în care a fost pronunţată
hotărârea atacată1”.
în ceea ce priveşte alcătuirea instanţei, spre deosebire d e reglem entarea din art. 24
CPC 1865, art. 41 alin. (1) NCPC prevede, printre cazurile de incom patibilitate, pe acela
că judecătorii care au pronunţat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a
soluţionat cauza nu pot lua parte la judecarea aceleiaşi pricini în revizuire.
2. Excepţia. Alineatul (2) al art. 510 prevede com petenţa de soluţionare a cererii de
revizuire m otivate pe existenţa contrarietăţii de hotărâri. Spre deosebire de reglementarea
anterioară, care atribuia această com petenţă instanţei ierarhic superioare instanţei - dacă
era una s in g u ră -s a u , după caz, instanţelor care pronunţaseră hotărârile potrivnice, actua
lul cod prevede că instanţa com petentă este aceea m ai m are în g ra d fa ţa de instanţa care o
pronunţat prim a hotărâre, a cărei autoritate de lucru judecat se pretinde a fi fost încălcată.
Dezavantajul vechii reglem entări era acela că pentru soluţionarea unor cereri de revi
zuire relativ sim ple - din m om ent ce m otivul de revizuire prevăzut de pct. 8 presupune
strict verificarea autorităţii de lucru ju d e cat şi, după caz, anularea celei de-a doua hotă
râri - era atrasă com petenţa unor instanţe cu m ai m ulte grade superioare decât cele
care pronunţaseră hotărârile potrivnice. De exem plu, pentru două judecătorii din cir
cum scripţiile unor curţi de apel diferite, instanţa superioară în grad am ândurora fiind
10 în acelaşi sen s, a se vedea: C.A . Craiova, $. civ., dec. nr. 1962/2000; C.S.J., S.U ., D ec. nr. 21/1994, în B .J. Baza
d e date, id e m , p. 634.
Ul A s e vedea: C .S.J., s. civ., dec. nr. 2093/2002, în B.J. B aza d e date; C.A , n m iţo a ra , s. civ., dec. nr. 1710/1996,
în C . B o ro i, O. S p in e o n u -M o te t, op. c it , p . 670.
O C T A V iA 5 P IN iA N U ‘ M A W 987
A rt. 510 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
ch iar în a lta Curte d e Casaţie şi Justiţie, aceasta din urm ă soluţiona cererile de revizuire
întem eiate pe art. 322 pct. 7 CPC 1865.
Potrivit actualei reglem entări, dacă prim a hotărâre a fost data d e o judecătorie, iar
cea de-a doua de către o curte de apel, instanţa care va judeca cererea de revizuire va fi
tribunalul ierarhic superior judecătoriei respective.
S -a r putea obiecta că nu este firesc ca o instanţă să aibă com petenţa de a cenzura şi
anula o hotărâre dată de o instanţă m ai m are în grad, însă acest neajuns este com pen
sat d e îm prejurarea că hotărârea dată în revizuire pentru m otivul prevăzut de pct. 8 este
supusă recursului, conform art. 513 alin. (6) NCPC, adică unui control efectuat de un
com plet de trei judecători.
Prin excepţie, atunci când una dintre instanţele care a pronu n ţa t hotărârile potrivnice
definitive este înalta Curte de Casaţie ş i Justiţie, potrivit alin. (2) teza a ll-a al art. 510,
cererea de revizuire se va judeca de către în a lta Curte. Această reglem entare exclude
posibilitatea ca o hotărâre a în altei C urţi de Casaţie şi Justiţie să fie verificată şi anulată
de un tribunal sau de o curte de apei.
3. C o m p eten ţe diferite. Prin alin. (3) al art. 510 s*a form alizat regula conform căreia,
în cazul în care se introduce revizuire pentru m ai m ulte m otive dintre cele reglem entate
de art. 509, care ar atrage com petenţa unor instanţe diferite, nu operează prorogarea
d e co m p eten ţi.
Această soluţie fusese deja adoptată constant în jurisprudenţa de sub im periul
vechiului cod, care a statuat că, în ipoteza descrisă anterior, nu va opera prorogarea
de com petenţă, ci fiecare instanţă va soluţiona cererea în legătură cu m otivul pentru
care este com petentă. Aceasta, deoarece este vorba despre o norm ă de com petenţă
m aterială im perativă, de la care nu se poate deroga, chiar în cazul în care prin cerere se
invocă m ai m ulte m otive, ce atrag com petenţe diferite111.
Textul are în vedere ipoteza în care revizuirea priveşte una şi aceeaşi hotărâre, dar,
alături d e m otive care ar atrage com petenţa instanţei care a pronunţat-o, se in v o c i şi
contrari etate a cu o altă hotărâre, ceea ce atrage com petenţa instanţei ierarhic supe-
rioare, fie cefei a cărei hotărâre se cere a fi revizuită, fie unei alte instanţe care a pronun
ţat o hotărâre anterioară potrivnică. în atare situaţie, instanţa greşit sesizată pentru unul
sau o parte din m otive îşi va declina parţial com petenţa judecării cererii d e revizuire,
pentru acel sau acele m otive, în favoarea instanţei com petente.
Acelaşi text a r m ai putea avea în vedere şi ipoteza în care se form ulează o cerere de
revizuire pentru m otive diferite, dintre care unele privesc hotărârea instanţei de recurs,
iar altele pe cea a instanţei de apel, pronunţata în aceeaşi cauză.
Şi în această situaţie, instanţa sesizată - fie cea de recurs, fie cea de apel - ar trebui
să constate că o parte din m otive privesc, în realitate, hotărârea unei alte instanţe ş is ă îş i
decline în parte com petenţa, nu să se pronunţe ea însăşi asupra revizuirii în întregul său,
fie ch iar şi în sensul de a o constata parţial in a d m isib ili, pentru m otive care nu privesc
hotărârea dată de respectiva instanţă.
Pentru situaţia în care ap a r m odificări legislative privitoare la com petenţă, s-a decis
pe cale jurisprudenţială, printr-o decizie în interesul legii, că, având în vedere caracterul
revizuirii de cale de atac de retractare, com petenţa va răm âne câştigată instanţei care a
pronunţat hotărârea, chiar dacă, urm are a unei m odificări legislative intervenite ulterior
IU î n a c e s t s e n s , a s e v e d e a s o l u ţ i i l e r e d a t e î n 6 . B o r o i , O . S o m e o n u - M o t e i , o p , c i t . , p . 6 6 8 - 6 6 9 .
988 Oc t a v a S P t N iA w - M A T e i
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C Arc. 511
pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere, com petenţa soluţionării cauzei ?n recurs
aparţine altei instanţe1’1.
4. C o n stitu ţio n alitate. Fiind sesizată cu controlul de constituţionalitate al dispoziţi
ilor art. 323 alin. (1) CPC 1865, Curtea Constituţională a stabilit că acestea su n t consti
tuţionale prin raportare la prevederile art. 1 alin. (3) privind statul d e drept şi ale art. 21
alin. ( ! ) şi (3) referitoare la accesul liber la ju stiţie şî la dreptul la un proces echitabil din
Constituţie. Faptul că soluţionarea cererii de revizuire este de com petenţa instanţei care
a pronunţat hotărârea atacată îşi găseşte justificarea in caracterul d e cale extraordinară
de retractare al revizuirii, în cadrul căreia se analizează aspecte de fapt, necunoscute şi
care nu au putut fi luate în considerare la pronunţarea hotărârii a cărei revizuire se cere,
iar îrt ceea ce priveşte respectarea exigenţelor im puse de art. 21 alin. (1) şi (3) din Consti
tuţie referitoare la dreptul la un proces echitabil, în special la judecarea cauzei d e către o
instanţă im parţială. Curtea a m otivat decizia de constituţionalitate prin aceea că pe calea
revizuirii nu se realizează un control ju d icia r propriu-zis, iar faptul că aceeaşi instanţă
care a pronunţat hotărârea judecă şi cererea de revizuire nu este de natură să influen
ţeze aprecierea judecătorilor, întrucât aspectele analizate pe calea revizuirii sunt diferite
de cele exam inate în fond, fiind necunoscute la data pronunţării hotărârii atacate121.
111 A se ved e a i.C.C.J., S.U ., D ec. nr. X X X /2 0 0 6 $ i N ota la această decizie in G. B o ro i, O. S p in e a n u -M a te i, o p . cit.,
p, 671. în a ce laşi sen s, I.C.C.J., s. civ. şi d e propr, Int.. dec, nr. 1383/2008, nepubMcată; I.C.C.J. s, civ. şl d e propr.
Int., dec. nr. 4177/2008: C .S J ., s. civ., dec. nr. 1238/2001, id e m , p. 669*670.
|J| C .C ., Dec. nr. 2 35 /20 06 şi Nota la această d e cizie în G. B o ro i, O. S p in e o iw -M o u i, op. eft., p . 672.
O C T A V iA S P I N g A N V - M A W 989
A rt. 511 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. Term enul d e exercitare. Textul art. 511 NCPC reia, în m are parte, dispoziţiile art. 324
CPC 1865, aducând însă câteva modificări.
A lineatul (1) prevede un term en de o lună pentru revizuirea întem eiată pe m ajorita
tea m o tivelo r prevăzute de art. 509, stabilind, pentru fiecare caz în parte, data de la care
începe să curgă.
a) Pentru m o tivul de revizuire p revă zu t la p c t 1 o l art. 509, constând în pronunţarea
extra petita, m inus petita, p lu s petita, term enul de o lună începe să curgă întotdeauna de
ia com unicarea hotărârii, fără distincţiile pe care le făcea vechea reglem entare în funcţie
de instanţa care pronunţa hotărârea, deoarece actualm ente toate hotărârile se com u
nică, potrivit art. 427 NCPC
b) în cazul p ie irii o biectulu i pricinii, term enul şi data de începu t a acestuia au răm as
aceleaşi, respectiv o lună de la cel din urm ă a ct d e executare.
c) Pentru m otivele de revizu ire p revă zu te ia pct. 3 a i art. 5 0 9 s-au m enţinut regulile
din vechea reglem entare, în sensul că, pe lângă term enul de o lună d e la data la care
partea a luat cunoştinţă d e hotărârea d e condam nare a judecătorului, m artorului, exper
tului sau interpretului sau d e hotărârea care a declarat fals înscrisul ori, în lipsă de hotă
râre, d e la data la care partea a luat cunoştinţă de îm prejurările pentru care nu se mai
poate face constatarea infracţiunii pe cale penală, textul mal prevede şi două term ene
lim ită, care nu po t fi depăşite, chiar dacă cererea de revizuire ar respecta term enul de o
lună calculat în m odul an terio r descris.
Astfel, tn cazul în care s-a pronunţat o hotărâre de condam nare sau d e constatare
a falsului, cererea de revizuire nu poate fi introdusă după m ai m ult de un an de la data
răm ânerii definitive a hotărârii penale, indiferent de data la care partea a luat cunoş
tinţă d e hotărâre. Spre deosebire de term enul de o lună, care are ca pu nct de plecare
un m om ent subiectiv, term enul de un an este un term en determ inat obiectiv, m enit să
990 O C T A V A S P t b J t A N U 'M A W
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C Arc. 511
111 în a ce st sen s, a s e vedea C.A . Bucureşti, s. a IV*a civ., dec. nr. 1322/2002, în C .P J.C 2001*2002, p. S4 4 , cu
m enţiunea că noul C o d d e procedură civilă prevede com unicarea d in o ficiu a hotărârilor judecătoreşti, inclusiv
a ce lo r definitive, A se vedea şi C.A . Bucureşti, s. a IX-a civ, şi propr. Int., d e c. nr, 2 63/R /2005, în C .P J.C . 2005,
p. 141. A m b e le so lu ţii su n t redate în G . B o ro i, O. S p in e a n u -M a te i, o p . cit., p. 674.
121 în acest sen s, a se ved e a C.A . Bucureşti, s. a IV-a civ., dec, nr. 319/2002, ib iâ e m .
O C T A V IA S P I N g A N U - M A W 991
A rt. 511 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
o lună urm ând să înceapă să curgă de Id pronunţarea ultim ei hotărâri"1, art. 511 alin. (1)
pct. 8 NCPC prevede generic că term enul de o lună începe să curgă de la data răm ânerii
definitive a ultim ei hotărâri.
în fapt, după distincţiile făcute de art. 634 N C P C unele hotărâri sunt definitive chiar
d e fa data pronunţării, iar altele devin astfel la data expirării term enului de exercitare a
unei căi de atac.
Fiind sesizată cu controlul de constituţionalitate al dispoziţiilor art. 324 alin. (1)
pct. 1 CPC 1865, Curtea Constituţională a constatat că acestea nu contravin prevederilor
constituţionale ale art. 21, art. 24 şl art. 126 alin. (2), legiuitorul având libertatea de a
reglem enta un regim legal de procedură diferit, pentru fa 2e procesuale diferite, ceea ce
nu echivalează cu încălcarea dreptului de acces liber la ju stiţie al părţilor interesate, prin
dispoziţiile legale ce reglem entează procedura d e sesizare a instanţelor judecătoreşti cu
cererea de revizuire şi cele privind judecata cererii de revizuire asigurându-se dreptul la
apărare al părţilor pe to t parcursul judecării cererii de revizuire121.
A celeaşi dispoziţii au m ai făcut obiectul controlului de constituţionalitate exerci
tat de Curtea Constituţională, sub aspectul term enului d e o lună în care se poate for
mula cerere de revizuire îm potriva unei hotărâri judecătoreşti pronunţate de instanţa de
recurs după evocarea fondului. Curtea Constituţională statuând că prin calculul acestuia
d e la m om entul pronunţării hotărârii, indiferent de m om entul când partea interesată a
luat cunoştinţă de m otivele hotărârii atacate, nu se aduce atingere dispoziţiilor constitu
ţionale şi celor ale Convenţiei europene a drepturilor om ului care reglem entează dreptul
la un proces echitabil. Argum entele Curţii au vizat faptul că în procedura revizuirii hotă
rârea atacată nu este criticată în raport de m aterialul dosarului existent la data pronun
ţării ei, ci num ai pe baza unor îm prejurări noi, necunoscute de instanţa de judecată la
data pronunţării, m otiv pentru care form ularea şi m otivarea unei cereri d e revizuire nu
depind în mod direct de cunoaşterea argum entării instanţei care a stat la baza pronunţă
rii hotărârii atacate şi, pentru aceleaşi raţiuni, nu îngrăd esc dreptul la apărare sau liberul
acces la ju stiţie al revizuentului:sl. De asem enea, insuficienta diligenţă, nepriceperea sau
lipsa de solicitudine a personalului instanţei, din cauza căruia persoana interesată nu a
putut intra în posesia hotărârii atacate în interiorul term enului de revizuire, reprezintă
situaţii de fapt neim putabile reglem entării criticate, instituirea unor term en e procesuale
servin d unei m ai bune adm inistrări a justiţiei, precum şi necesităţii aplicării şi respectării
drepturilor şi garanţiilor procesuale ale părţilor141.
i) Alineatul (2) al art. 511 prevede un term en de 15 zile de la data la care a încetat
cauza care a îm piedicat partea să se prezinte la judecată şi să înştiinţeze instanţa despre
aceasta. Potrivit art. 509 pct. 9, m otivul d e revizuire îl reprezintă existenţa unei cauze
de îm piedicare a participării la ju d eca tă m a i presus de voinţa p â r ţ ii Este logic ca, odată
în cetată această îm piedicare, partea interesată să acţioneze pe calea revizuirii într-un
term en relativ scurt.
j) A lineatul (3} al art. 511 reglem entează un term en d e 3 luni pentru exercitarea revi
zuirii întem eiate pe m otivele prevăzute d e art. 509 pct. 10 şi 11, term en care în cep e să
1.1 A se ved e a şi: Trib. Suprem , co l. civ., dec. nr. 2224/1956, în C .D . 1956, p. 304; C S .J ., 5. civ., dec. nr. 5306/2001,
tn B.J. B a » d e date, a p v d G, B o ro i, O. Sp in e o n u -M o te i, op. cit., p. 673-674.
C C ., D ec. nr. 114/2000.
1.1 C .C , D ec. nr. 353/2006.
1.1 C C , D ec. nr. 235/2003.
992 O C T A V iA S P I N t A N U - M A T l i
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C A rt. 512-513
C O M E N T A R IU
Soluţia este sim ilară celei din reglem entarea anterioară, adică din art. 325 CPC 1865,
în sensul că instanţa sesizată cu judecarea cererii de revizuire poate să dispună sus
pendarea executării hotărârii atacate - n e a v ln d o obligaţie în acest sens, ci doar o facul
tate iar pentru aceasta trebuie îndeplinită prelim inar condiţia dării unei cauţiuni.
Articolul 512 trim ite la dispoziţiile art. 484 N CPC care reglem entează suspendarea
executării din m ateria recursului, aşa încât pentru dezvoltări trim item la com entariul
aferent respectivului articol.
OCTAViA SP IN g A N V -M A W 993
A rt. 523 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. Regu li a p lica b ile . Prim ul alineat al art. 513 NCPC aduce o m odificare faţa de vechea
reglem entare din art. 326 alin. (1) C P C 1865, care statua câ revizuirea se ju d e că potrivit
dispoziţiilor prevăzute pentru cererea de chem are în judecata.
în noua reglem entare se prevede ca revizuirea se soluţionează potrivit dispoziţiilor
procedurale aplicabile ju decăţii finalizate cu hotărârea atacată. Este logic să fie aşa, din
m om ent ce hotărârea atacată poate fi rezultatul unei ju decăţi în prim ă instanţă, în apel,
în recurs sau ch iar în contestaţie în anulare, iar revizuirea este o cale de atac d e retrac
tare. Desigur, dispoziţiile procedurale specifice fiecărei fa2e procesuale sunt aplicabile//)
m ă su ra în care nu există altele derogatorii, specifice căii de atac a revizuirii.
Credem că îşi păstrează valabilitatea soluţiile ju rispru den ţiale potrivit cărora calitate
procesuală activă în procedura revizuirii pot avea doar părţile din litigiul finalizat cu hotă
rârea care se atacă, nu şi terţe persoane cărora hotărârea nu le este opozabilă11.
Va fi însă reconsiderată practica instanţelor care excludea posibilitatea lărgirii cadrului
procesual în revizuire, pe considerentul câ este o cale extraordinară d e atac, şi nu o
cerere care declanşează un nou litigiu. Dacă su b im periul vechii reglem entări cererea
d e intervenţie era considerată inadm isibilă, actualm ente, faţă de dispoziţiile art. 63
alin. (2) NCPC, o cerere de intervenţie accesorie va putea fi prim ită inclusiv în faza
revizuirii, deoarece textul de lege m enţionat prevede expres câ acest gen de intervenţie
se poate face chiar şi în câile extraordinare de atac.
în continuare însă, dacă intervenţia s-a făcu t într-o fază p ro ce su a li anterioară, cere
rea d e revizuire form ulată de intervenientul accesoriu va fi considerată neavenită dacă
partea pentru care a intervenit nu a exercitat calea de atac1*1ori aceasta a fo st anulată,
perim ată sau respinsă fără a fi cercetată în fond.
în ceea ce priveşte m otivarea cererii de revizuire, aceasta trebuie să facă referire
în m od explicit la m otivele lim itativ prevăzute de art. 509, indicarea lor în m od gene
ric nefiind suficientă, su b sancţiunea nulităţii. Cererea de revizuire p o a te f i com pletată
1)1 î n a c e s t s e n s . a s e v e d e a : C A C lu j. s. c iv .. d e c . nr. 1 2 2 6 / 1 9 9 8 ; C .A . B u c u r e ş t i, s . a IV -a c iv ., d e c . o r. 1 1 4 3 / 2 0 0 0 :
C .A . B u c u r e ş t i, s. a IV -a c iv ., d e c . n r. 2 9 2 / 2 0 0 3 ; C .S .J ., s . c iv ., d e c . n r 6 6 2 7 / 2 0 0 1 . P e n t r u s o lu ţ ia c o n f o r m c ă r e ia ,
î n m o d e x c e p ţ io n a l, r e v iz u ir e a p o a t e fi c e r u t ! d e p r o c u r o r , d e c r e d it o r ii c h ir o g r a f a r i s a u d e s u c c e s o r ii în
d r e p t u r i, d a c ă t r a n s m is iu n e a a a v u t lo c d u p ă p r o n u n ţ a r e a h o t ă r â r ii, a s e v e d e a C .A . B u c u r e ş t i, s . a IV -a c iv ..
d e c , n r 2 9 6 / 2 0 0 0 . T o a te s o lu ţ iile s u n i r e d a t e î n (3. B o r o i, O . S p in e a n u -M a t e i, o p . c it ., p . 6 7 6 -6 7 7 ,
Ul î n s e n s u l in a d m is ib ilit ă t ii c a ii d e a t a c a in t e r v e n ie n t u l u i a c c e s o r iu î n a c e a s t ă ip o t e z ă , a s e v e d e a C .S .J ., s. c iv .,
d e c . nr. 1 0 7 1 / 2 0 0 2 , tn B .J . B a z a d e d a t e , id e m , p . 6 7 7 -6 7 8 .
994 Oc t a v a S P t N iA w - M A T e i
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C Arc. 513
sa u m odificată în lim itele prevăzute de art. 509 şi cu respectarea term enelor im puse de
art. 511 N CPCllJ.
2. în tâ m p in a re a . O prevedere derogatorie de la regula a p lic a b ili ju decăţii în primă
in sta n ţl, apelului şi recursului se regăseşte în alin. (2) al art. 513, care, pe lângă obliga
tivitatea întâm pinării, prevede faptul că d e întâm pinare contestatorul ia cunoştinţă de
la dosar.
Cu alte cuvinte, în această cale de atac întâm pinarea n u s e com unică p ă rţii potrivnice,
prin derogare d e la regula instituită în art. 206 N CPC pentru judecata în prim ă instanţă, în
art. 471 alin. (6) pentru apel sau în art. 4 9 0 cu trim itere la art. 471 pentru recurs.
Dacă în cazul contestaţiei în anulare, unde există o prevedere identică, explicaţia
ar putea fi aceea că se urm ăreşte o judecată accelerată, conform ă prim ului alineat al
art. 508 NCPC, în cazul revizuirii o asem enea explicaţie nu are suport în textele care
reglem entează această cale de atac.
Credem că prin obligarea revizuentului să ia cunoştinţă din dosar de întâm pinare
se sacrifică sim etria com unicării actelor d e procedură din oficiu, ca parte a egalităţii de
tratam ent specifice unui proces echitabil.
în orice caz, suntem de părere ca dispoziţia procedurală din art. 513 alin. (2) nu trebuie
interpretată stricto sen su , adică în sensul d e a-l obliga pe revizuent să ia cunoştinţă de
întâm pinare prin citirea exem plarului depus la dosar, ci ce l p u ţin de a -i p erm ite acestuia
să beneficieze d e o copie a întâm pinării, nu din oficiu, ci la cerere.
3. D e zb aterile. Dezbaterile sunt lim itate, conform alin. (3) al art. 513, la adm isibilita
tea revizuirii şi a fap telor pe care se întem eiază.
Această prevedere presupune că, dat fiind că este vorba despre o cale de a tac extra*
ordinară, ce se poate exercita pentru m otive expres şi lim itativ prevăzute d e lege, cu
ocazia dezbaterilor asupra revizuirii nu se reia întreaga judecată şi, prin urm are, părţile
trebuie să îşi lim iteze cuvântul la o ce le susţineri care dem onstrează de ce, în opinio lor,
revizuirea este sa u n u adm isibilă.
Daca citim însă acest te xt în corelare cu alin. (4), vom vedea că, p en tru anum ite
m otive de revizuire, dezbaterile n u se p o t lim ita la adm isibilitatea revizuirii, cu atât mai
m ult cu cat, spre deosebire d e contestaţia în anulare, unde noul cod a consacrat practica
pronunţării, atunci când este cazul, a două hotărâri, în cazul revizuirii a om is să o facă.
Astfel, de exem plu, pentru m otivul prevăzut d e art. 509 alin. (1) p c t 9, revizuentul va
trebui ca m ai întâi să arate şi s l dovedească de ce a fost în im posibilitate s l se prezinte
la judecată şi s l anunţe instanţa despre îm prejurarea m ai presus de voinţa sa care l*a
îm piedicat. O dată depăşit acest m om ent, în cazul în care instanţa sesizată cu revizuirea
consideră câ aceasta întruneşte cerinţele de adm isibilitate, ea nu poate pur şi sim plu
să schim be în to t sau în parte hotărârea atacată, cum îi cere alin. (4) al art. 513, fără o
analiză care să privească sofuţia pronunţată în cauză. Iar o astfei d e anatiză fără asculta-
rea punctului de vedere al revizuentului face inutilă şi pur form ală adm iterea cererii de
revizuire, care se presupune ca a fost dispusă tocm ai pentru ca revizuentul să participe
efectiv la judecată.
La fel stau lucrurile şi în cazul m otivului prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 7, când cate
goriile de persoane m enţionate în te xt nu au fost d eloc apărate sau au fost apărate cu
viclenie, deci practic nu au beneficiat d e garanţiile unui proces echitabil.
O C T A V iA S P I N g A N U - M A W 995
A rt. 523 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
4. H otărârea. Potrivit alin. (4) al art. 513, dacă instanţa încuviinţează cererea de revi
zuire, ea va schim ba, în to t sau ?n parte, hotărârea atacată, iar în cazul hotărârilor defini
tive potrivnice, va anula cea din urm ă hotărâre.
Pentru contestaţia în anulare, art. 508 alin. (3) N CPC a consacrat o practică deja uzi
tată a instanţelor de judecată care, şi su b im periul vechiului cod, pronunţau, în caz de
adm itere a contestaţiei în anulare, o singură hotărâre sau două hotărâri, după cum , con
secutiv anulării hotărârii atacate, rejudecarea era posibilă sau nu la acelaşi term en.
Din păcate, în ca2ul revizuirii nu s-a m ai procedat la fel, deşi există raţiuni identice
pentru care uneori instanţa nu se poate pronunţa la acelaşi term en atât asupra adm i
sibilităţii revizuirii, cât şi cu privire la schim barea în to t sau în parte a hotărârii atacate.
Dacă pentru m otivul cont rari etăţii d e hotărâri, în cazul în care se confirm ă, nu mai
sunt necesare alte dezbateri şi opţiunea este una singură, respectiv anularea celei din
urm ă, cel puţin în situaţia revizuirilor întem eiate pe dispoziţiile art. 509 pct. 7 şi 9, ia care
ne-am referit anterior, adm iterea cererii de revizuire presupune reluarea judecăţii - în
prim ă instanţă, în apel, în recurs, în contestaţie în anulare cu respectarea garanţiilor
procesuale a le părţii care fie nu s-a putut prezenta la judecată, fie nu a fost apărată deloc
sau apărată cu viclenie.
De asem enea, nu este exclus ca, deşi revizuirea să fie perfect adm isibilă, odată relu
ată judecata în condiţiile m ai sus arătate, să se ajungă la concluzia că hotărârea a cărei
revizuire se cere este corectă şi nu trebuie schim bată nici în tot, nici în parte.
De aceea, credem că textul a fo s t defectuos conceput şi că ju risprudenţa va continua
să se pronunţe, ca şi su b im periul vechii reglem entări, în sensul că, în funcţie de m otivul
de revizuire invocat, în caz de adm itere a cererii de revizuire, instanţa va d a f ie o singurâ
hotârâre, d e exem plu, Tn ipoteza m otivului unor hotărâri potrivnice, prin care va dispune
şi anularea celei din urm ă hotărâriM,f ie va da o p rim ă hotărâre prin care, adm iţând cere
rea de revizuire, va dispune şi desfiinţarea totală sau parţială121 a hotărârii atacate, iar
a p o i va trece la rejudecarea fo n d u lu i, în lim itele în care a fost învestită iniţial şi a tem eiu
lui pe care s-a form ulat revizuirea191.
Pentru ipoteza revizuirii ca urm are a descoperirii unui în scris nou, în practica ju d ici
ară s-a apreciat că, pentru a preîntâm pina situaţia în care după rejudecarea fondului să
se ajungă la aceeaşi soluţie pronunţată de instanţă prin prim a sa hotărâre d e fond. ceea
ce ar echivala în fapt cu respingerea cererii de revizuire, cererea de revizuire a r trebui
adm isă în principiu printr-o încheiere interlocutorie, după care să se treacă la adm inis
trarea probelor, pentru a se da o singură hotărâre fin ală de adm itere sau de respingere
a cererii de revizuire141.
5. Căi d e atac. Regula conform căreia hotărârea pronunţată în revizuire este supusă
aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea atacată este m enţinută întocm ai ca şi în vechea
reglem entare.
1,1 î n a c e s t s e n s , a s e v e d e a : T r ib . S u p r e m , s . c iv ., d e c . n r. 1 3 0 9 / 1 9 7 8 , în C .D , 1 9 7 8 , p . 2 8 5 ; C . S J . , s, e o m ., d e c .
n r. 5 4 8 / 1 9 9 5 . în B .J . & a za d e d a t e : T r ib . S u p r e m , s. c iv .. d e c . nr. 2 1 9 0 / 1 9 8 9 , î n D r e p t u l nr. S / 1 9 9 0 , p . $ 4 ; i . C . C J . ,
s. c iv , ţ i d e p r o p r . in t., d e c . nr. 8 3 9 3 / 2 0 0 6 , î n 6 . B o r o i, O . S p in e a n u - M a ie i, c p . c it ., p . 6 6 4 ş i 6 7 9 .
m T r ib . S u p r e m , c o m p l. 7 j u d , d e c . nr. 1 6 / 1 9 7 2 , în R e p e r t o r iu II, p . 3 9 7 , nr. 2 3 0 , id e m , p 6 6 4 .
A s e v e d e a T r ib . j u d . A lb a . s. c iv ., d e c . n r. 3 2 6 / 1 9 6 8 , în R .R .D . n r. 8 / 1 9 8 8 , p . 7 0 , î n 6 . B o r o i, O . S p in e o n u - M a t e t ,
o p . c it ., p . 6 6 7 ,
141 A s e v e d e a : T r ib . S u p r e m , c o l. c iv ., d e c . nr. 1 0 7 7 / 1 9 6 4 , î n C .D . 1 9 6 4 , p , 2 6 0 ; T r ib , S u p r e m , c o l. c iv .f d e c .
n r. 1 2 1 S / 1 9 6 1 , î n R e p e r t o r iu I, p . 8 5 4 - 8 5 S , nr. 6 0 6 , id e m , p . 6 7 8 -6 7 9 .
996 O C T A V A S P 1 N ÎA N V -M A W
T î l L I L II. C Ă I I E O E A TA C Arc. 513
Dacă hotărârea s-d dat într-o revizuire întem eiată pe dispoziţiile art. 509 alin. (1)
pct. 8, pentru contrarietate de hotărâri, ea este supusă recursului, cu deosebirea că, în
actuala reglem entare, va f i supusd recursului ş i a tu n ci câ nd va f i datâ d e înalta Curte de
Casaţie ş i Justiţie.
în acest din urm ă caz, neexistând o instanţă superioară în grad la care să se judece
recursul, acesta a fo st dat în com petenţa Com pletului de 5 judecători.
Şi în actuala reglem entare, răm ânem consecvenţi interpretării conform căreia inten
ţia legiuitorului este aceea de a suprim a calea de atac a apelului atunci când hotărârea
a cărei revizuire se cere este supusă atât apelului, cât şi recursului, şi nu aceea de a des
chide calea recursului în situaţia în care hotărârea supusă revizuirii este pronunţată în
recurs.
Aşadar, dacă o curte d e apel soluţionează o cerere de revizuire a unei hotărâri date
de tribunal în apel, hotărârea dată în revizuire va putea fi atacată cu recurs la în a lta Curte
de Casaţie şi Justiţie.
Tot astfel, dacă în alta Curte de Casaţie şi Justiţie judecă o cerere de revizuire îm p o
triva unei hotărâri date de o curte de apel - în prim ă instanţă sau ca instanţă de apel - ,
hotărârea dată d e instanţa suprem ă în revizuire va fi supusă recursului, iar acesta, con
form art. 513 alin. (6), se va soluţiona d e către Com pletul d e 5 judecători.
în schim b, dacă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va judeca o cerere d e revizuire
îm potriva unei hotărâri pronunţate de o curte de apel în recurs sau îm potriva unei hotă
râri pronunţate în recurs de ea însăşi, hotărârea dată în revizuire nu va f i supu sd recursu
lui. Aceasta, deoarece art. 513 alin. (6) trebuie coroborat cu art. 513 alin. (5), în sensuf că
pentru revizuirea întem eiată pe hotărâri potrivnice legiuitorul a în ţeles să lim iteze prin
alin. (6) num ărul căilor de atac la una singură - recursul - , şi nu să deschidă calea de atac
a recursului îm potriva unei hotărâri care, în condiţiile alin. (5), a r f i definitivă.
C O M E N T A R IU
X. Sco p u l reglem entării. Prevederile art. 514 NCPC preiau, aproape identic, d isp o
ziţiile art. 329 CPC 1365, astfel cum acestea au fost m odificate prin Legea nr. 202/2010.
Deşi denum irea m arginală a art. 514 este „calitatea procesuală", acest text de lege
enunţă în prim ul r in d scopul reglem entării recursului in interesul legii, ca fiind acela de
a asigura interpretarea ş i aplicarea unitara a le g ii de către toate instanţele judecătoreşti.
Interpretarea unitară este posibilă tocm ai prin pronunţarea instanţei suprem e asu
pra recursului în interesul legii, iar aplicarea unitară prin caracterul obligatoriu al decizi
ilor date în interesul legii, prevăzut în art. 517 alin. (4).
Scopul acestei reglem entări este realizat prin interm ediul h a lt e i Curţi de Casaţie şi
Ju stiţie, căreia art. 97 pct. 2 N CPC îi dă în com petenţă soluţionarea recursurilor în intere
sul legii, în sensul pronunţării asupra problem elor de drept care au fost soluţionate dife
rit de către instanţele judecătoreşti.
2. C alitatea pro cesu ală. Sesizarea în altei Curţi nu se poate face de către o rice per
soană care ia cunoştinţă despre existenţa unei practici neunitare în legătură o anum ită
problem ă d e drept, calitatea procesuală activă fiind rezervată de legiuitor unui num ăr
lim itat d e persoane sau instituţii: p ro cu ro ru l g e n era l a l Parchetului de pe lângă înalta
C u rte de Casaţie ş i Justiţie, co le g iu l de conducere a l h o lt e i Curţi, colegiile d e conducere
ale cu rţilo r de apel şi A vocatul Poporului.
în ceea ce~l priveşte pe procurorul general al Parchetului de pe lângă în a lta Curte,
acesta poate acţiona din oficiu sau la cererea m inistrului justiţiei, ceea ce înseam n ă că
m inistrul ju stiţiei nu poate sesiza el în su şi înalta Curte cu un recurs în interesul legii, ci se
poate adresa doar cu o propunere procurorului general, care stabileşte dacă sunt sau nu
întru nite condiţiile legii pentru sesizarea în altei Curţi.
în fine, tocm ai pentru înfăptuirea scopului pentru care reglem entează acest m eca
nism de unificare a practicii judiciare, legea prevede că perso an ele că ro r o le recunoaşte
calitate procesu a lă au n u d o a r vocaţia, ci îndatorirea d e a cere în a ltei Curţi să s e p ro
998 O C T A V A S P t b J t A N U 'M A W
T l T l U l IM. D i S P 0 2 ( f l l P R I V I N D A S IG U R A R E A U N E I P R A C T IC I J U D IC IA R E U N IT A R E Arc. 515
nunţe în interesul legii. Cu toate acestea, în doctrina anterioară s-a rem arcat faptul că o
atare obligaţie este lipsită de orice sancţiune pro ced urală11.
Aceasta presupune că, odată ce verifică şi constată că su n t îndeplinite condiţiile sesi
zării în altei Curţi cu un recurs în interesul legii, persoanele enum erate în art. 514 au obli
gaţia de a introduce recursul în interesul legii, ş i n u posibilitatea d e a aprecia, d e ia caz
la caz, dacă vo r proceda astfel după criterii de oportunitate, urgenţă sau im portanţă a
problem ei de drept rezolvate neunitar.
Este de m enţionat şi faptul că, în practica existentă anterior noului cod, s-a statuat în
sensul că, pentru identitate de raţiune, dispoziţiile legale prin care se c o n fe ri anum itor
persoane sau instituţii dreptul de a sesiza înalta Curte d e Casaţie şi Justiţie se aplică şi în
cadrul cererilor d e îndreptare, lăm urire şi com pletare a hotărârii reglem entate d e Codul
de procedură civilă. Astfel, a fost respinsă ca inadm isibilă o sesizare privind existenţa
unei contradicţii între dispozitivul şi considerentele unei decizii în interesul legii, fiind
solicitate lăm uriri cu privire la aplicarea acesteia, pe considerentul că respectiva sesizare
a fost form ulată de un grup de judecători ai unei curţi de apel, şl nu d e către colegiul
respectivei instanţe121.
C O M E N T A R IU
După cum se poate observa, art. 515 im pune două condiţii pentru adm isibilitatea
recursului în interesul legii:
a) problem ele de drept să fi fost soluţionate diferit d e instanţele judecătoreşti şi
b) dovada acestei situaţii să se facă prin hotărâri judecătoreşti definitive.
1. So lu ţio n area diferită a u n o r pro b lem e de drept. Prin instituirea prim ei condiţii,
enunţată de altfel şi în art. 514 NCPC, devine evident că recursul Tn interesul legii are
drept scop nu pe acela d e a preîntâm pina apariţia practicii neunitare, ci pe acela de a
unifica o practica deja divergenta.
Cu privire la întinderea pe care trebuie să o aibă acest fenom en pentru ca recursul în
interesul legii să fie adm isibil, art. 515 nu face nicio precizare.
Deoarece conţinutul acestui articol nu este diferit d e cel al art. 330s CPC 1 8 6 5 - sin
gura excepţie fiind aceea că în loc d e r,hotărâri irevocabile" se foloseşte sintagm a „hotă
râri definitive" - , statuările Se cţiilo r Unite din deciziile de respingere ca inadm isibile a
recursurilor în interesul legii prom ovate potrivit procedurii anterioare îşi păstrează pe
deplin valabilitatea.
Astfel, în m od constant înalta Curte d e Casaţie şi Justiţie, în soluţionarea recursurilor
în interesul legii, a pronunţat, acolo unde a fo st cazul, soluţii d e respingere p en tru inad-
O C T A V iA S P I N g A N U - M A W 999
A rt. 515 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
1)1 î n a c e s t s e n s p o t f i a m in t it e D e c . n r. 3 3 / 2 0 0 9 . D e c . n r. 1 / 2 0 2 1 , r e s p e c t iv D e c . n r, 1 1 / 2 0 X 1 , w w w .s c j.r o .
1,1 I . C . C J . , S .U ., D e c . n r. 2 2 / 2 0 1 1 , w w w .s c j.r o .
1000 O C T A V iA S P I N l A W - M A T g i
T m .U l IM. D iS P 0 2 ( f M P R I V I N D A S IG U R A R E A U N E I P R A C T IC ) J U D IC IA R E U N IT A R E Arc. 515
putut considera că problem a de drept supusă exam inării este susceptibilă de a fi soluţi
onată diferit de instanţele ju decăto reşti"11', sau în ipoteza în care „chestiunile de drept ce
s-a susţinut că au prim it o soluţionare diferită din partea instanţelor judecătoreşti au fost
rezolvate anterior prin altă decl 2ie a în altei C urţi de Casaţie şi Justiţie, constituită în Secţii
Unite, pronunţată Tn Interesul legii"'*, precum şi în situaţia în care „între tim p problem a
de drept supusă dezbaterii a fost soluţionată prin intervenţia legiuitorului"'*1.
în legătură cu un recurs ce antam a problem a aplicării Convenţiei europene a dreptu
rilor om ului, s-a arătat că „pe calea recursului în interesul legii nu este posibil a se statua
o concluzie general valabilă d e natură a asigura unificarea practicii judiciare, având apti
tudinea de a fi aplicată în fiecare cauză aflată pe rolul instanţelor, de vrem e ce stabilirea
raportului de proporţionalitate este rezultatul aprecierii m aterialului probator şi al cir
cum stanţelor proprii fiecărei pricini sau al situaţiei de fapt reţinute, fiind, aşadar, exclusiv
o chestiune de aplicare a legii (Convenţia şi jurisprudenţa Curţii Europene, în acest caz).
în concluzie, analiza în concret a acestui raport de proporţionalitate nu poate fi rea
lizată pe calea recursului în interesul legii, întrucât ar excede obiectului acestuia ţi com
petenţelor în altei Curţi de Casaţie şi Justiţie, recursul în interesul legii nefiind un recurs
naţional în convenţionalitate".
2. Existenţa unor hotărâri ju d ecăto reşti d e fin itive . Cea de-a doua condiţie este înde
plinită dacă se ataşează cererii hotărâri judecătoreşti definitive care să ateste rezolvări
diferite ale aceleiaşi problem e d e drept.
Referitor la condiţia ca hotărârea să fie definitivă, este de m enţionat că aceasta tre
buie înţeleasă d o a r prin referire la hotărârile pronunţate în cauzele înregistrate ulterior
intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă. în ceea ce priveşte cauzele care se
soluţionează în continuare su b im periul vechiului cod, hotărârile trebuie să aibă caracter
irevocabil, în condiţiile vechii reglem entări.
Cum num ărul acestor hotărâri n u este stabilit p rin lege, va răm âne la latitudinea
instanţei suprem e să decidă, pe cale ju rispru den ţială, ca şi su b im periul vechii regle
m entări, dacă un anum it num ăr d e hotărâri este suficient pentru a contura o practică
neunitară.
Spre exem plu, în soluţionarea unui recurs în interesul legii su b reglem entarea ante
rioară, constatându-se că existenţa practicii neunitare a fost evidenţiată exclusiv prin
hotărâri pronunţate de instanţele din raza unei singure curţi d e apel, fără a se dem onstra
că astfel d e situaţii s-au în tâln it şi la nivelul altor curţi de apel, în a lta Curte a apreciat că
„rezolvarea divergenţelor de opinii în sensul unificării practicii judiciare se poate face
prin discutarea problem ei de drept în cadrul adunării generale, în condiţiile prevăzute de
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu com pletările şi m odi
ficările ulterioare, nefiind necesară punerea în m işcare a m ecanism ului reprezentat de
prom ovarea recursului în interesul legii"*1.
Credem că o hotărâre judecătorească izolată, contrară unei practici unitare şi
constante până la acel m om ent, nu trebuie să genereze un recurs în interesul legii,
după cum credem că, pentru adm isibilitatea unui recurs în interesul legii, nu trebuie
să se facă dovada că practica este neunitara la nivelul întregii ţări sau printr-un num ăr
im presionant de hotărâri.
O C T A V IA S P I N S A N V - M A W 1001
A rt. 516 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
1002 O C T A V iA S P I N t A N U - M A T l i
T m .U l IM. D iS P 0 2 ( f M P R I V I N D A S IG U R A R E A U N E I P R A C T IC I J U D IC IA R E U N IT A R E Arc. 516
C O M E N T A R IU
1. A lcătu irea co m p letu lu i. Spre deosebire de reglem entarea din vechiul Cod d e pro
cedură civilă, anterioară m odificărilor aduse prin Legea nr. 202/2010. când recursul în
interesul legii se soluţiona de către Secţiile Unite ale în altei Curţi d e Casaţie şi Justi-
ţie , în prezent acesta se judecă într-un co m p let a lcă tu it d in 2 5 de ju d ecă to ri a i instanţei
suprem e, după regulile prevăzute de art. 516 aiin. (l)-(4 ).
Unul dintre neajunsurile vechii reglem entări, pe lângă dificultatea organizării şi deru-
larii dezbaterilor cu participarea a peste 100 de judecători, era acela că opinia m ajoritară
sau ch iar unanim ă a secţiei de specialitate pentru problem a d e drept dezbătută putea fi
înfrântă cu votul m ajoritar al ju d ecăto rilo r din alte secţii.
în actuala reglem entare, ch iar dacă din com pletul care judecă recursul în interesul
legii fac parte şi judecători ai celorlalte secţii, ce l puţin 15 s u n t întotdeauna d in sp ecia li-
tatea câreia aparţine problem a de d rep t rezolvata neunitar, atunci când ea ţine de sp e
cializarea unei singure secţii.
O distribuţie echilibrată a m em brilor com pletului pe m ai m ulte secţii este asigurată
de alin. (2) şi (3) ale art. 516 şi atunci când problem a de drept controversata prezintă
interes pentru mai m ult de o secţie, cum ar fi unele problem e de drept procesual civil
com une celo r doua secţii civile şi celei de contencios adm inistrativ şi fiscal, d a r şi când
nu intră în com petenţa niciunei secţii a în altei Curţi, de pildă, cele din dom eniul dreptului
m uncii sau asigurărilor sociale.
De asem enea, hotărârea nu se m ai adoptă cu m ajoritate sim plă, ci cu votul a ce! puţin
două treim i din m em b rii com pletului, fiind exclusă expres po sibilitatea abţinerii de la vot.
Cu excepţia m em brilor com pletului a căror participare este prevăzută de lege - pre
şedintele în altei Curţi sau, în Hpsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţi şi preşedinţii de
secţii - , cei la îţi m em bri se desem nează în m od aleatoriu dintre judecătorii secţiilor, însă
cu respectarea prevederilor alin. (4) al art. 19 din Legea nr. 304/2004, alineat introdus
prin Legea nr. 76/2012, potrivit cărora desem narea ju d e că to rilo rîn com punerea co m p le
te lo r com petente să ju d ece recursul în interesul legii se va realiza în funcţie d e sp eciali
zarea com pletelor de judecatâ din care aceştia fac parte.
în cazul în care, din m otive obiective, aceştia din urm ă nu pot participa la judecată,
v o r fi înlocuiţi cu respectarea regulilor prevăzute la alin. (4) al art. 516 NCPC, în acest
sens fiind dispoziţiile alin. (9) din cadrul aceluiaşi articol.
O C T A V iA S P I N g A N V - M A W 1003
A rt. 516 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
1004 O C T A V A S P t N t A N U 'M A m
T m .U l IM. D l S P O Z I f lI P R I V I N D A S IG U R A R E A U N E I P R A C T IC ) J U D IC IA R E U N IT A R E A rt. 517
Această fază este urm ată d e delibera re şi de adoptarea unei hotărâri, am ânorea pro
nunţării fiin d posibilă, cu observarea term enului prevăzut de art. 526 alin. (11).
în doctrină s-a apreciat că, de vrem e ce recursul este exercitat în interesul legii şi este
generat de soluţionarea diferită de către instanţe a unei problem e de d r e p t nu s e poate
renunţa la ju d eca ta acestuiam.
De asem enea, s-a m ai considerat1*1în sensul că, în situaţia în care de la declanşarea şi
până la soluţionarea recursului în interesul legii a intervenit m odificarea sau abrogarea
textului de lege ale cărui interpretare şi aplicare făceau obiectul său, recu rsu l n u poate
f i respins ca râm as fâ rd obiect, deoarece aplicabilitatea textului supus interpretării nu
încetează autom at, odată cu abrogarea sau m odificarea lui.
C O M E N T A R IU
1. H otărârea. Hotărârea prin care se soluţionează recursul în interesul legii se
num eşte decizie.
Articolul 517 alin. (3) prevede un term en de m otivare a deciziei de 3 0 d e zile de
la pronunţare. Conform art. 516 alin. (7) teza finală, la data pronunţării există deja un
p ro ie ct a l considerentelor în to cm it de judecătorii raportori. Raţiunea unui nou term en
de m otivare este dată de faptul că, după deliberare, se poate adopta o altă soluţie decât
cea anvizajată în raport sau de faptul că, deliberând, m em brii com pletului au identificat
alte argum ente sau şi alte argum ente în sprijinul soluţiei propuse de raportori.
Acelaşi te xt m ai prevede un term en de publicare în M onitorul O ficial al Rom âniei,
Partea I, de 1 5 zile de la m otivare.
2. Efectele ho tărârii. Data publicării deciziei în M onitorul O ficial este cea d e la care
hotărârea dată în interesul legii devine obligatorie pentru instanţe, ceea ce înseam nă că,
de la acest m om ent, în soluţionarea cauzefor care ridică problem a de drept rezolvată
prin decizia Tn interesul legii, instanţele vo r treb u i sâ ţinâ sea m a d e dezlegarea dată de
înalta Curte. N erespectarea deciziilor pronunţate de înalta Curte de Casaţie şi Ju stiţie în
soluţionarea recursurilor în interesul legii este prevăzută ca abatere disciplinară în cadrul
art. 99 lit. ş) din Legea nr. B03/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.
Decizia este aplicabilă atât cauzelo r pendinte, cât şi celo r care se introduc ulterior pe
rolul instanţelor.
O C T A V iA S P I N g A N U - M A W 1005
A rt. 518 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
D u p i cum se prevede expres în alin. (2) al art. 517, decizia în interesul legii n u p ro
duce efecte asupra ho tărâ rilo r ju d ecă to re şti care au fo s t exam inate cu oca 2ia judecării
recursului, h o tirâ ri în mod obligatoriu definitive (respectiv irevocabile, pentru cauzele
soluţionate Tn continuare potrivit codului anterior), şi cu atât m a i p u ţin asupra aitora
pronunţate în cau 2 e sim ilare sa u identice, de asem enea răm ase definitive.
în doctrină s-a afirm at şi în sensul că nu trebuie exclusă posibilitatea de a fi pusă în
discuţie legalitatea ori tem einicia unei hotărâri în raport de dezlegarea dată prin decizia
asupra recursului în interesul legii, în cadrul unei contestaţii în anulare sau al unei revi
zuiri, dacă sunt incidente m otivele lim itativ prevăzute pentru exercitarea acestor căi de
atac şi nu s-a îm plinit term enul de exercitare1’1.
C O M E N T A R IU
Prevederi sim ilare cu ceie conţinute în acest articol nu existau în reglem entarea ante
rioară, nici în proiectul noului cod, fiind introduse prin Legea nr. 76/2012 de punere în
aplicare. Articolul S I S reglem entează expres trei situaţii în care decizia dată în interesul
legii îşi încetează aplicabilitatea.
Acestea sunt: m odificarea dispoziţiei legale care a făcut obiectul interpretării, abro
g a rea ei sau constatarea neconstituţionaiităţii sale.
Pentru a putea considera că m odificarea determ ină încetarea efectelor deciziei,
trebuie să privească în săşi substanţa respectivei dispoziţii, şi nu un aspect m inor sau o
corecţie de ordin term inologic.
Deşi textul prevede că decizia îşi încetează aplicabilitatea la data m odificării, abrogă
rii sau constatării neconstituţionaiităţii dispoziţiei legale interpretate, instanţele vo r tre
b u i să ţină sea m a d e situ a ţiile de uitraactivitate a le g ii vech i sau de ceie în care aplicarea
directa a legii n o i nu este posibilă în anum ite stadii ale procesului.
V o r fi şi situaţii în care, fără a avea loc vreuna dintre acţiunile enum erate de art. 518,
intrarea în vigoare a u n u i a c t norm ativ nou va fi de natură să determ ine încetarea efec
telor deciziei în interesul legii, în to t sau în parte.
A şa, de exem plu, s-a întâm plat cu Decizia nr. V I/1999 pronunţată în interesul legii
d e fosta Curte Suprem ă de Justiţie, prin care s-a stabilit că dispoziţiile art. 35 din Legea
nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică sunt aplicabile şi în
cazul cererilor având ca obiect retrocedarea unor bunuri im ob ile expropriate anterior
intrării în vigoare a acestei legi, dacă nu s-a realizat scopul exproprierii. Ulterior, prin
apariţia Legii nr. 10/2001, c a re a in c lu sîn câm pul sau d e reglem enta re şi situaţia im obilelor
expropriate în perioada sa de referinţă, a avu t loc o schim bare a jurisprudenţei, Secţiile
U nite ale în a lte i C urţi de casaţie şi Ju stiţie decizând, to t printr-o decizie în interesul
legii - Decizia nr. 111/2007 - , că dispoziţiile art. 35 din Legea nr. 33/1994 nu se aplică
acţiunilor având ca obiect im obile expropriate în perioada 6 m artie 1945 - 22 decem brie
1989, introduse după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001.
111 M . T â b â r c â , L e g e a n r . 2 0 2 / 2 0 1 0 , p . 1 4 3 .
1006 O C T A V iA S P I N l A W - M A T g i
T l T l U l IM. D i S P 0 2 ( f l l P R I V I N D A S IG U R A R E A U N E I P R A C T IC I J U D IC IA R E U N IT A R E Arc. 519
C O M E N T A R IU
C O M E N T A R IU
1. T itu la rii se sizării. Deşi denum irea m arginală a art. 519 este „o b iectu l sesizâriF,
textul reglem entează şi problem a titularilor sesizorii, dar m ai ales con d iţiile de adm isib i
lita te a acesteia .
1008 O C T A V iA S P I N l A W - M A T g i
T l T l U l IM. D iS P O Z If M P R I V I N D A S IG U R A R E A U N E I P R A C T IC I J U D IC IA R E U N IT A R E Arc. 519
O C T A V iA S P I N S A N U - M A W 1009
A rt. 520 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
Credem că textul are în vedere, în principal, ca asupra p rob lem ei de d rep t înalta
C u rte sâ n u f i sta tu a t deja, to t cu valoare d e principiu; printr-o altă hotărâre prealabilă
sau, eventual, printr-un recurs în in teresu l le g ii deja soluţionat.
De asem enea, apreciem că, atunci când asupra problem ei d e drept vizate instanţa
suprem ă s-a pronunţat printr-un num ăr d e decizii suficient de m are cât să contureze o
jurisprudenţă constantă, nu va fi îndeplinită condiţia ca înalta Curte să nu fi statuat ş l de
cele m ai m ulte ori, nici condiţia noutăţii.
1010 O C T A V A S P IN t A N U ‘ M A W
T l T l U l IM. D iS P O Z If M P R I V I N D A S IG U R A R E A U N E I P R A C T IC I J U D IC IA R E U N IT A R E Arc. 520
C O M E N T A R IU
1. Sesizarea în a lte i C urţi de C a sa ţie şi Ju stiţie . Articolul 520 prevede că, înainte de a
se hotărî sesizarea în altei Curţi pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile, au loc dez•
b a teri contradictorii. Aceste dezbateri pot fi generate de solicitarea uneia dintre părţile
litigante sau de instanţă din oficiu, atunci când se întrevede posibilitatea ca o dispoziţie
legală aplicabilă în cauză să genereze interpretări diferite în practica instanţelor.
în cazul în care constata că sunt îndeplinite condiţiile de adm isibilitate prevăzute de
art. 519 NCPC, com pletul de judecată pronunţă o încheiere prin care sesizează înalta
Curte. încheierea trebuie să conţină argum entele pentru care sesizarea este considerată
adm isibilă, respectiv referitoare la: faptul că pricina se ju d e că în ultim ă instanţă, că se
cere lăm urirea unei chestiuni de drept, că aceasta are înrâurire asupra fondului cauzei,
că este nouă şi că asupra ei în a lta Curte nu a mai statuat.
De asem enea, m ai trebuie să conţină punctele de vedere ale p ă rţilo r şi a l instanţei
în seşi asupra m odului de rezolvare a chestiunii de drept pentru care se solicită înaltei
Curţi o rezolvare de principiu. Cu alte cuvinte, nu este posibil ca instanţa să form uleze
o sim plă întrebare referitoare la felul în care trebuie interpretată o anum ită dispoziţie
legală, ci trebuie să dem onstreze de ce această dispoziţie devin e problem atică atunci
când urm ează a fi aplicată în practică.
Prin încheierea de sesizare a înaltei Curţi se dispune şi suspen darea ju d e că rii cauzei,
suspendarea fiind obligatorie conform art. 520 alin. (2} şi dăinuind până la soluţionarea
sesizării de către înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
încheierea nu este supusă niciunei c ă i de atac.
După înregistrarea cauzei pe rolul înaltei Curţi, încheierea se p u b lică p e pagina de
in tem et a instanţei suprem e, înregistra re ca re prezintă im portanţă dintr-o dublă perspec
tivă. Pe de o parte, prin publicarea sesizării se creează posibilitatea tu tu ro r instanţelor
judecătoreşti d e a lua cunoştinţă de aceasta şi de a nu form ula, la rândul lor, sesizări repe
titive în scopul lăm uririi uneia şi aceleiaşi problem e de drept. De asem enea, de existenţa
acestei sesizări pot lua cunoştinţă şi părţile interesate care au pe rolul diferitelor instanţe
cauze sim ilare celei în care s-a form ulat cea publicată.
Pe d e altă parte, această luare la cunoştinţă poate determ ina, totodată, suspendarea
cauzelor sim ila re pendinte, în baza art. 520 alin. (4). Textul prevede că aceste cauze pot
fi suspendate, ceea ce înseam nă că este vorba despre o suspen dare fo cu lta tivă , iar nu
obligatorie, şi, cum nu se face nicio distincţie, înseam n ă că suspendarea poate fi dispusă
de instanţă fie la cererea părţilor, fie din oficiu.
2. Ju d ecarea se sizării. A lcătu irea co m p letulu i. Sesizarea pentru pronunţarea unei
hotărâri prealabile se ju d e că într-un com plet a cărui alcătuire diferă după cum ches-
O C T A V iA S P I N S A N U - M A W 1011
A rt. 520 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
riunea d e drept care se cere lăm urită în principiu priveşte activitatea unei secţii a înaltei
C urţi, a mai m ultor secţii sau a niciuneia.
Atunci când chestiunea de d rep t care se cere lâm uritd în p rin cip iu priveşte activitatea
u n e i se cţii a în a ltei Curţi, potrivit alin. (6) al art. 520, com pletul este form at din 13 ju d e
cători ai secţiei corespunzătoare şi este prezidat d e preşedintele secţiei sau de un ju d e
cător desem nat de acesta.
Din m odul cum este redactată teza ultim ă a acestui alineat reiese că preşedintele
secţiei poate desem na un judecător care să prezideze şedinţa şi să ia m ăsurile prem er
gătoare - pentru desem narea aleatorie a celorlalţi m em bri, pentru desem narea rapor
torului, pentru com unicarea raportului etc. - , în cazul în care se află în im posibilitate de
a îndeplini el însuşi aceste atribuţii.
Dacă p ro b lem a de d rep t care se cere lâm uritd priveşte activitatea m a i m u ltor secţii,
potrivit d isp o ziţiiloralin . (8) al articolului analizat, com pletul va fi alcătuit din preşedintele
în altei Curţi de Casaţie şi Justiţie sau, în lipsa acestuia, din vicepreşedintele în altei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, din preşedinţii se cţiilo r interesate în soluţionarea chestiunii de
drept, precum şi din câte 5 judecători din cadrul secţiilor respective desem naţi aleatoriu,
ceea ce înseam nă că a r putea fi un com plet de 13 judecători, de 19 judecători sau de
25 de judecători (având în vedere că în actuala structură adm inistrativă în a lta Curte are
patru secţii}.
Preşedintele de com plet va fi în aceste situaţii preşedintele în altei Curţi sau, în lipsa
acestuia, unul dintre vicepreşedinţi. De asem enea, vo r fi mai m ulţi judecători raportori,
câte unul din fiecare secţie reprezentată în com plet.
Pentru situaţia în care problem a de d rep t n u priveşte activitatea niciunei secţii,
alin. (9) al art. 520 face trim itere la dispoziţiile alin. (8) al aceluiaşi articol, despre care
arată că se aplică în m od corespunzător.
Din păcate, textul aiin. (9) n u a fo s t corelat cu dispoziţiile ort. 519 N CPC, astfel cum
acesta a fo st m odificat prin Legea d e punere în aplicare, pentru că face referire la secţia
„care a constatat că chestiunea d e drept nu a fo st dezlegată unitar în practica instanţe
lor", or, nu aceasta este ipoteza în care se form ulează sesizarea în altei Curţi pentru hotă
râre prealabilă.
A cest alineat are de fapt în vedere situaţia în care sesizarea provine d e la com pletul
unei secţii de la o instanţă m ai m ică în grad, pentru care nu există o secţie corespunză
toare la înalta Curte; cu alte cuvinte, problem a de drept care se cere a fi dezlegată în
principiu nu priveşte activitatea niciunei secţii a în altei Curţi.
Aplicarea corespunzătoare a alin. (8) este posibilă doar dacă se interpretează în sen
sul că toate secţiile în altei Curţi vo r desem na câte 5 judecători, adică vo r asigura aceeaşi
largă reprezentativitate ca şi în cazul com pletului care judecă recursul în interesul legii în
ipoteza analogă. De asem enea, m ai înseam nă că preşedintele com pletului va fi preşedin
tele înaltei Curţi sau, în lipsa acestuia, unul dintre vicepreşedinţi.
Cu excepţia m em brilor a căror participare este prevăzută de lege - preşedintele în a l
tei Curţi sau unul dintre vicepreşedinţi, respectiv preşedinţii de secţii - , ceilalţi m em bri
se desem nează în m od aleatoriu dintre judecătorii secţiilor, însă cu respectarea preve
d e rilo r alin. (4) al art. 19 din Legea nr. 304/2004, alineat introdus prin Legea nr. 76/2012,
potrivit cărora desem narea judecătorilor în com punerea com pletelor com petente să
soluţioneze sesizarea în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept se va realiza în funcţie de specializarea co m p letelo r d e judecată
din care aceştia fac parte.
1012 O C T A V iA S P I N t A N U ^ M A T l i
T l T l U l IM. D iS P O Z If M P R I V I N D A S IG U R A R E A U N E I P R A C T IC I J U D IC IA R E U N IT A R E Arc. 521
O C T A V IA S P I N g A N V - M A W 1013
A rt. 521 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. H otărârea. Hotărârea prealabilă prin care se dezleagă în principiu chestiunea de
drept ce a făcu t obiectul sesizării se num eşte decizie.
A lineatul (1) al art. 521 prevede că asupra sesizării com pletul învestit se pronunţă
num ai cu privire la chestiunea de drept supusă dezlegării, ceea ce înseam n ă că n u se
p o a te pronu nţa ş i asupra a lto r p roblem e de d rep t colo te role, c hi a r d a că a r ave a legăt u ră
cu cea supusă analizei.
De asem enea, nu se p o a te pronu nţa cu p rivire la so lu ţia ce a r urm a sa se d ea în cauza
ce a g enerat sesizarea şi n u p o a te da îndrum ări instanţei de la ca re a prim it-o; com pletul
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nu este o instanţă d e control ju d iciar în raport
cu aceasta.
A lineatul (2) al art. 321 prevede că norm ele cuprinse în art. 517 alin. (3) se aplică în
mod corespunzător, ceea ce înseam nă că term enul de m otivare a deciziei este de 3 0 de
zile de la pronunţare. Acelaşi text mai prevede un term en de pub lica re în M onitorul O fi
cial al Rom âniei, Partea I, şi anum e de 15 zile de la m otivare.
2. Efectele ho tărârii. Dezlegarea dată problem elor de drept este obligatorie, ca şi în
cazul recursului în interesul legii, pentru toate instanţele judecătoreşti.
Data de la care se produc efectele hotărârii prealabile diferă. Astfel, pentru com pletul
care a trim is sesizarea, dezlegarea dată problem ei de drept devine obligatorie d e ia p ro
nunţarea d e ciziei în a ltei Curţi.
A rticolul 521 alin. (3) se referă la instanţa care a solicitat dezlegarea problem ei de
drept, dar este evident că are în vedere com pletul care a trim is solicitarea, acesta fiind
cei care, prim ind rezultatul sesizării, ia m ăsuri pentru repunerea cauzei pe rol şi conti
nuarea judecăţii, nefiind ţin u t de vre o altă form ă de publicitate a deciziei înaltei Curţi.
Pentru toate celelalte instanţe, data p u b lică rii d e ciziei în M o n itoru l O ficial este data
d e la care hotărârea prealabilă devin e obligatorie, ceea ce înseam nă că. de la acest
m om ent. în soluţionarea cauzelo r care ridică problem a d e drept rezolvată prin decizia
în altei Curţi, instanţele vo r trebui să ţină seam a de dezlegarea dată d e instanţa suprem ă.
Decizia este aplicabilă cauzelo r pendinte şi celor care se introduc ulterior pe rolul
instanţelor.
în ceea ce priveşte încetarea efectelo r hotărârii prealabile, sunt aplicabile în mod
corespunzător dispoziţiile art. 518 NCPC, aşa cum se prevede în alin. (4) al art. 521. Pen
tru dezvoltări, a se vedea com entariul de la articolul m enţionat.
1014 Oc t a v a S P t N t A N V 'M A m
Titlul IV. Contestaţia privind
tergiversarea procesului
C O M E N T A R IU
în noul Cod de p ro ced u ri, art. 6 prevede, într-o form ulare care reproduce în parte
dispoziţiile art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor om ului, că orice persoană are
dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în term en optim şi previzibil, de către o
instanţă independentă, im parţială şi stabilită de lege. în acest scop, instanţa este datoare să
dispună toate m ăsurile perm ise de lege şi să asigure desfăşurarea cu celeritate a judecăţii.
Cu privire la articolul din Convenţie, jurisprudenţa Curţii Europene a D repturilor Om u
lui a statuat în sensul că pentru state reprezintă o obligaţie nu num ai respectarea „ter-
m enufui rezonabil", prin crearea unui sistem ju d iciar eficient care să nu perm ită întârzi
eri procedurale sau adm inistra tiv e 1*1, ci şi oferirea u n o r re m e d ii efective pentru situaţia
depăşirii duratei rezonabile a procedurilor judiciare, conform art. 13 din Convenţie.
Cu ocazia celei de-a 69-a sesiuni plenare (15-16 decem brie 2006), Com isia de la Vene
ţia a adoptat un „Studiu privind eficienţa acţiunilor Interne în m aterie de durată excesivă
a pro ced urilo r" [docum entul C D l-A D (2006)036|. Referindu-se fa acest docum ent chiar
în m otivarea unei hotărâri de condam nare a statului rom ânm, Curtea Europeană a Drep
tu rilo r O m ului rem arca faptul că, în general, m ajoritatea statelor m em bre ale Consiliului
Europei (cu excepţia A rm eniei, A zerbaidjanului, G reciei, Rom âniei şi Turciei) dispun de
un instrum ent procedural care le perm ite indivizilor să depun ă plângere în cazul duratei
excesive a unei proceduri.
în acest context, a fost introdusă pentru întâia oară în reglem entarea procesual civilă
contestaţia privind tergiversarea procesului, scopul său fiind acela d e a rem edia încălca
rea dreptului la soluţionarea procesului într-un term en optim şi p re v izib il
în art. 238 alin. (1) se prevede că, la prim ul term en de judecată, judecătorul va estim a
durata necesară pentru cercetarea procesului, ţinând cont d e îm prejurările cauzei, astfel
încât procesul să fie soluţionat într-un term en optim şi previzibil. A cest term en poate fi
reconsiderat ulterior, în condiţiile alin. (2) al aceluiaşi articol.
Aparent, în cauze cu acelaşi o b iect şi cu acelaşi grad de com plexitate, a r trebui să se
estim eze aceeaşi durată, indiferent la ce instanţă din ţară se judecă procesele.
Credem însă că ceea ce va reprezenta un term en optim de soluţionare a unui proces
într-o instanţă în care unui ju d ecăto r îi revin spre soluţionare câteva sute de cauze într-un
an nu va putea servi drept etalon într-o instanţă în care fiecărui ju d ecăto r îi revin spre
soluţionare câteva m ii de cauze anual.
De asem enea, în instanţele în care, logistic vorbind, nu se pot asigura suficiente săli
de judecată şi, respectiv, cam ere de consiliu - a căror necesitate sporeşte în noua regle
m entare - , term enul optim d e soluţionare a proceselor va fi m ai m are decât în instanţele
în care această problem ă va fi rezolvată.
în contextul unui sistem ju d iciar caracterizat prin supraaglom erarea rolului instanţe
lor judecătoreşti, prin lipsa unei evaluări a volum ului optim de m uncă al judecătorului şi
O C T A V iA S P I N g A N V - M A W 1015
A rt. 522 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1016 O C T A V A S P IN iA N V - M A W
T It u ii IV . C o n t e s t a ţ ia p r iv in d t e r g iv e r s a r e a p r o c e s u l u i A rt. 522
O C T A V iA S P I N S A N U - M A W 1017
A rt. 522 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
1018 O C T A V A S P IN t A N V ‘ M A W
T i t u i IV. C o n t e s t a ţ ia p r i v i n d t e a g i v e r s a r e a p r o c e s u l u i A rt. 523-524
pentru altă instanţă, este obligată să ia de îndată m ăsurile necesare, potrivit legii, şi să
trim ită instanţei solicitante dovezile de îndeplinire a procedurii.
Un alt exem plu în care legea stabileşte pentru instanţă luarea unor m ăsuri obligatorii
este dat de art. 920 alin. (3) NCPC, potrivit căruia, în cadrul procedurii divorţului, instanţa
este obligată să îl asculte pe copilul minor, potrivit prevederilor Codului civil, sens în care
trebuie să ia m ăsura de a solicita prezenţa copilului pentru audiere.
b) când nu a în d ep lin it ea în să şi din oficiu un a ct de procedură, d e şi legea îi im punea.
O astfel de obligaţie a instanţei este cea prevăzută de art. 427 NCPC referitor la com uni
carea din oficiu a hotărârii judecătoreşti, de îndată ce aceasta a fo st redactată şi sem nată
în condiţiile legii.
In acelaşi sens, sem nalăm prevederile art. 457 alin. (3) NCPC, potrivit cărora, dacă
instanţa respinge ca inadm isibilă calea de atac neprevăzută de lege, exercitată de partea
interesată în considerarea m enţiunii inexacte din cuprinsul hotărârii cu privire la calea
de atac, hotărârea pronunţată de instanţa de control ju d iciar va fi com unicată, din oficiu,
tu tu ro r părţilor care au luat parte la judecata în care s-a pronunţat hotărârea atacată.
C O M E N T A R IU
OCTAViA S P IN g A N U -M A W 1019
A rt. 524 Ca r t e a ii. P r o c e d u r a c o n t e n c io a s ă
C O M E N T A R IU
1. Form a co n testaţiei. Contestaţia se poate face în scris, dar şi oral, direct în faţa
com pletului care soluţionează cauza, susţinerile părţii care o form ulează urm ând a fi
consem nate în încheierea d e şedinţă.
Contestaţia va fi so luţio nate d e acelaşi co m p let care a fo s t învestit cu ju d e c a to cauzei,
fie ia term enul la care aceasta a fost form ulată, fie în term en de cel m ult 5 zile, în acest
din urm ă caz legea prevăzând că soluţionarea s e v a face fără citarea părţilor.
După închiderea dezbaterilor - caz în care contestaţia s-ar putea form ula fie pentru
depăşirea term enului în care putea fi am ânată pronunţarea, fie a celui d e m otivare a
hotărârii - tot com pletul care a răm as în pronunţare sau, după caz, a pronunţat hotărâ
rea va fi cel sesizat cu contestaţia, ca fiind cel în vestit cu judecarea cauzei.
2. So lu ţio n area co n testaţiei. Com pletul sesizat cu contestaţie o poate adm ite,
printr-o încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac, sau o poate respinge, printr-o
în cheiere c a re v a putea fi atacată cu plângere la instanţa ierarhic superioară.
în to t acest tim p, p ro ce su l iniţial n u s e suspendă; practic, pe structura acestui proces
iniţial se pot grefa o serie de alte procese, care vo r avea drept o b iect contestaţii privind
tergiversarea diferitelor acte d e procedură pe care le im plică cel dintâi.
A lineatul (4) al art. 524 prevede în mod gen eric că, atunci când apreciază contestaţia
ca fiind întem eiată, com pletul pronunţă o încheiere prin care ia d e îndată m ăsurile nece-
sa re în lă tu râ rii situaţiei care a provocat tergiversarea judecăţii.
Această soluţie nu poate să corespundă tuturor ipotezelor prevăzute de art. 522
alin. (2), chiar daca respectivul com plet ar găsi contestaţia întem eiată în oricare dintre
ipoteze.
Astfel, în situaţia în care com pletul va constata că, într-adevăr, a stabilit un term en
în care un participant la proces trebuia să îndeplinească un anum it act de procedură, iar
term enul s*a îm p lin it fără a se fi dispus o m ăsură constrângătoare ori sancţionatoarefaţă
d e acel participant (pct. 2 de ia alin. (2) al art. 522], com pletul va putea rem edia această
situaţie prin însăşi încheierea dată în contestaţia asupra tergiversării procesului.
La fel va putea proceda în cazul în care o persoană sau o autoritate din afara cadru
lui procesual nu a com unicat un în scris sau o inform aţia necesară soluţionării procesului
(pct. 3 de la alin. (2) al art. 522).
în schim b, dacâ va constata că o anum ită procedură trebuia finalizată într-un anum it
term en care a fo st depăşit (pct. 1 de la alin. (2) al art. 522], com pletul nu poate rem edia
acest fapt printr-o încheiere, deoarece depăşirea unui term en nu este o situaţie care să
poată fi înlăturată a posteriori.
Nu poate proceda astfel nici când va constata că a fost depăşit term enul de pronun
ţare a unei hotărâri sau d e m otivare a unei hotărâri.
în atare situaţii, după caz, com pletul fie va da o încheiere d e respingere a contes
taţiei, dacă va considera câ depăşirea s-a produs din m otive obiective - de pildă, c i a
soluţionat într-un anum it interval d e tim p un n u m lr m are de cauze şi nu a existat tim pul
m aterial necesar m otivării tu tu ro r hotărârilor, că rolul extrem de încărcat nu i-a perm is
fixarea unui term en m ai scurt etc. - , fie o încheiere d e adm itere a contestaţiei prin care
doar va constata depăşirea term enului, depunând, distinct de aceasta, diligenţe pentru
lim itarea efectelor depăşirii: m otivarea c i t m ai g ra b n ic i a hotărârii, o e v e n tu a li pre
schim bare a unui term en deja acordat la o dată m ai a p ro p ia ţi, prin procedura reglem en
tată de art. 230 NCPC, şi altele asem enea.
Apreciem c i , dacă în perioada stabilită pentru soluţionarea contestaţiei (respectiv în
decursul term enului m axim al de 5 zile) a fost îndeplinit actul de procedură, a fost finali
zată procedura ce face obiectul plângerii sau a avu t loc pronunţarea ori m otivarea hotă
rârii, plângerea va putea fi respinsă ca fiind rim a să fără obiect.
In orice caz, d u p i cum se poate observa, instanţa care soluţionează contestaţia, chiar
în cazul în care o găseşte întem eiată, nu poate decât să dispună de îndată m ăsurile nece
sare în lă tu ri rii situaţiei care a provocat tergiversarea ju d ecăţii,/ârtf a avea posibilitatea
de a acorda ş i vreo reparaţie com pensatorie în fa vo a re a contestatorului.
Legea prevede obligativitatea m otivării încheierilor, atât a celor de adm itere, cât şi a
celo r de respingere, în term en de 5 zile de la pronunţare.
C O M E N T A R IU
Plângerea la instanţa ierarhic superioară se poate face n u m a i îm potriva în cheierii de
respingere a contestaţiei şi, prin urm are, n u m a i de câtre p a rtea care a fo rm u la t contes
taţia o ri de M inisterul Public, dacă a fost form ulată d e procuror, aceştia fiind cei ce pot
justifica un interes.
Plângerea se soluţionează într-un com plet alcătuit din 3 jud ecători, indiferent care a
fost alcătuirea com pletului ce a pronunţat încheierea atacată.
Soluţionarea plângerii se face printr-o hotărâre, care n u este sup u sa niciunei c ă i de
atac. Nu se precizează denum irea acestei hotărâri, dar, prin elim inare, conform dispo
ziţiilor art. 424 alin. (5) NCPC, se va num i to t încheiere, deoarece nu este dată în primă
instanţă, aşa cum prevede alin. (1) dl textului m enţionat, pentru a se num i sentinţă, şi
nici nu se încadrează în enum erările alin. (3) referitoare la decizii.
Instanţa sesizată cu plângerea poate să o respingă sau să o adm ită; în acest din urmă
ca 2, conform art. 525 alin. (2), va d isp u n e ca instanţa care ju d e c ă p ro ce sa i $6 io m ă su
rile legale necesare, arătând care su n t acestea şi stabilind, după caz, şi term en ele pentru
îndeplinirea lor. Articolul 525 m ai prevede Tn alin. (3) ceea ce n u a re voie să fa că instonţa
de co n tro l ju d icia r, şi anum e: să dea îndrum ări instanţei a cărei încheiere o cenzurează,
să ofere dezlegări asupra unor problem e d e fapt sau de drept care să anticipeze m odul
d e soluţionare a pricinii ori care să aducă atingere libertăţii judecătorului de a hotărî con
form legii cu privire la soluţia ce trebuie dată procesului.
Prin aceasta, legiuitorul a do rit să se asigure că procedura plângerii nu va fi detur
nată de la unicul său scop, acela de a asigura părţilor litigante derularea unui proces în
conform itate cu rigorile tem porale fixate prin diferite dispoziţii legale, prin luarea la tim p
a tu tu ro r m ăsurilor procedurale prevăzute de lege. Cu alte cuvinte, a urm ărit să nu se
perm ită utilizarea procedurii plângerii pentru a se obţine în avans anum ite dezlegări ale
unor chestiuni de fapt sau d e drept din partea instanţei ierarhic superioare, ce ar putea
îngrădi libertatea judecătorului învestit cu judecarea procesului de bază d e a hotărî în
conform itate cu legea şi cu propria convingere.
A ri. 5 2 6 . San cţion area con testatoru lui de rea-credinţa. (1) Atunci când
contestaţia sau plângerea a fost făcută cu rea-credinţă, autorul acesteia poate fi
obligat la plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2.000 lei, precum şi, la cere
rea părţii interesate, la plata de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cau
zat prin introducerea contestaţiei sau plângerii.
(2) Reaua-credinţă rezultă din caracterul văd it nefondat al contestaţiei o ri al
plângerii, precum şi din orice alte îm prejurări care îndreptăţesc constatarea câ
exercitarea acesteia s-a făcu t în alt scop decât acela pentru care legea o recunoaşte.
C O M E N T A R IU
1022 O c t a v a s p in îa n v - m a w
T It u ii IV . C o n t e s t a ţ ia p r iv in d t e a g iv e r s a r e a p r o c e s u l u i A rt. 526
nefondat al contestaţiei sau al plângerii. O asem enea situaţie poate exista, de pildă, când
autorul cererii a reclam at depăşirea unui term en care nu se îm p linise încă ori neefec-
tu area unei proceduri care fusese îndeplinită.
De asem enea, reaua-credinţă m al poate fi dedusă din alte îm prejurări care conduc
la constatarea că fie contestaţia, fie plângerea a fost făcută în alt scop decât cel pentru
care ele au fost reglem entate legal. A şa se va putea considera când în cuprinsul contes
taţiei sau al plângerii autorul va cere instanţei să se pronunţe asupra unor chestiuni de
fapt sau de drept care fac obiectul ju decăţii procesului de bază ori să anticipeze soluţia
ce se va da în proces.
A m enda judiciară şi, după caz, obligarea la despăgubiri vo r fi aplicate prin aceeaşi
hotărâre prin care se va soluţiona contestaţia sau, după caz, plângerea. Este de observat
că art. 526 nu face trim itere la dispoziţiile Titlului V I ai Cărţii I, intitulat „A m enzi ju diciare
şi despăgubiri" şi nici în titlul am intit nu se face referire la aplicabilitatea dispoziţiilor sale
în alte situaţii d e c lt cele prevăzute Tn art. 187-189, aşa încât s-a r părea că hotărârea de
sancţionare a contestatorului de rea-credinţă nu este supusă reexam inării.
O CTA V iA S P IN £ A N U ‘ M A T tl 1023