Sunteți pe pagina 1din 115

Statul si dreptul geto-dac

Organizarea socială și normele de conduită ale geto-dacilor în Epoca Prestatală


Geto-dacii fac parte din neamul etnic al tracilor, despre care Herodot spunea că este „cel mai
numeros după acela al inzilor”. Tracii au pătruns pe teritoriu la sfârșitul Neoliticului(în Neoliticul Târziu,
numit și Eneolitic) în cadrul procesului de indo-europenizare al spațiului Carpato-Danubiano-Pontic. Tracii
au fost creatorii și purtătorii epocii bronzului, iar din cadrul neamului s-a desprins cel mai important grup
etnic, acela al geto-dacilor (avându-se în vedere nivelul civilizației spirituale și materiale dezvoltate, cât și
stadiul organizării politice atins).
Geto-dacii au existat pe un areal geografic întins, delimitat astfel:
 Nord: Carpații Păduroși
 Sud: Munții Haemus
 Vest: Tisa
 Est: fluviul Nistru
REFERINȚE PRIVIND ISTORIA GETO-DACILOR
Istoriografia
 latină - îi denumeștedaci, cu referire la triburile aflate în interiorul arcului carpatic
 greacă - îi denumește geți, cu referire la triburile situate extracarpatic
În realitate, cele două sunt identice, deoarece, conform lucrării Geografia a lui Strabon, geții și dacii
vorbeau aceeași limbă și constituiau același popor.
Istoriografia latină şi cea greacă conţin informaţii foarte valoroase referitoare la modul de viaţă al
geto-dacilor, la nivelul de dezvoltare economic pe care l-au atins, precum şi sistemul de realizare a
conducerii sociale. Datele autorilor antici se completează cu informaţii desprinse din rezultatele cercetărilor
arheologice, întregind astfel imaginea organizării sociale geto-dacă în Epoca Prestatală.
Mărturiile autorilor antici despre geto-daci se întregesc cu rezultatele săpăturilor arheologice și
construiesc imaginea de ansamblu a societății geto-dace din perioada anterioara întemeierii statului geto-
dac.
1. Herodot, în cartea a 4-a a Istoriilor, relatează expediția regelui persan Dariusîmpotriva sciților, în
514 î.Hr. Toate triburile s-au supus regelui persan, cu excepția geților care „au opus o puternică
rezistență”, fiind însă învinși de armata persană. Geto-dacii erau „cei mai viteji dintre traci”.
2. Relatarea lui Tucidide, în lucrarea Războiul Peloponesiac, care vorbeşte despre uniunea de triburi
geto-dace a odrizilor din Dobrogea, care, în sec 5 î.Hr. era condusă de o căpetenie numită Sitalces şi apoi
o altă căpetenie Seuthes. Acelaşi autor precizează un lucru foarte important: geţii şi alte popoare din

1
aceste ţinuturi sunt vecini cu sciţii, având aceleaşi arme, aceleaşi obiceiuri. Rezultă că orice menţiune
referitoare la sciţi este în egală măsură valabilă şi pentru geto-daci.
3. Autorul latin PompeiusTrogus vorbeşte despre o uniune de teritorii a geţilor democratică, condusă
de un aşa numit Rex Histrianorum, care a jucat un rol important în conflictul militar desfăşurat între
regele Filip al II-lea al Macedoniei şi căpetenia scită Ateas
4. Autorii Strabonși Arian relatează expediția lui Alexandru cel Mare(Alexandru al Macedoniei) din
335 î.Hr. la Nordul Dunării, când regele macedonean a cucerit una dintre cetățile geto-dace aflate la
nordul Dunării.
5. Un alt autor latin, Curtius Rufus, în lucrarea Istoria Alexandriei vorbeşte despre geţii da la Nordul
gurilor Dunării, care în anul 326 î.Hr. au înfrânt armata generalului macedonean Zopyrion.
6. Istoricii Diodor din Sicilia şi Polianus şi geograful Pausanias relatează pe larg conflictul dintre
Dromichaites, șeful unei uniuni de triburi geto-dace din câmpia munteană, și Lysimah, eveniment
petrecut între anii 300-292 î.Hr. și care s-a soldat cu victoria lui Dromichaites. Autorii menționează,
incidental, că raportul dintre Rege și Adunarea Poporului evoluase în favoarea regelui.
7. Istoricul Iustinius vorbeşte despre conflictul regelui get Oroles cu tribul Bastarnilor, iar textele
unor inscripții descoperite la Histria menţionează numele unor căpetenii gete din zona Dobrogei, care în
sec. 3 î.Hr. îşi exercitau autoritatea asupra cetăţilor greceşti de pe ţărmul Pontului Euxinus (Remaxos,
Zamoldegikos).
8. Istoricul Pompeius Trogus vorbește despre creșterea puterii geto-dacilor sub regele Rubobostes
(Rege dac din Transilvania), într-o zonă aflată în interiorul arcului carpatic. Trogus Pompeius:
„incrementa Dacorum per Rubobosten regem”, „creşterea (puterii) dacilor prin (sau sub) regele
Rubobostes”.
Concluziile relatărilor coroborate cu descoperirile arheologice sunt:
1. Geto-dacii
 sunt o populație sedentară care practică agricultura pe scară largă
 aveau construcții civile și militare impunătoare
 dispuneau de armate puternice și bine echipate
2. Geto-dacii sunt autohtoni în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, deoarece procesul
cristalizării ca neam distinct în cadrul neamului tracic s-a desfășurat în arealul geografic
prezentat.
3. Geto-dacii sunt creatorii și purtătorii Epocii Fierului în România, mai ales în cadrul celei de-
a doua vârste a fierului, denumită epoca La Tène, caracterizată printr-o puternică dezvoltare
a producției și schimbului de mărfuri, a meșteșugurilor, ceea ce a rezultat în acumularea de
bogății, care reprezentau o tentație pentru agricultorii veniţi de pretutindeni.
2
FORMELE DE ORGANIZARE ŞI DE CONDUCERE A GETO-DACILOR
Societatea geto-dacă prezintă trăsăturile unei societăţi gentilico-tribale, aflate pe ultimul stadiu de
dezvoltare, ceea ce reprezintă o democraţie militară a triburilor şi uniunilor de triburi.
În cadrul sistemului, atribuţiile de conducere socială aparţin Adunării Poporului, care reprezintă
Adunarea Bărbaţilor, capabili să poarte arme. Aceasta ia cele mai importante decizii pentru întreaga
colectivitate pe baza principiului că cine îşi risca viaţa în luptă, trebuie să şi decidă. Regii menţionaţi de
autorii antici(ex. Rubobostes) nu sunt aşa cum s-ar crede, şefi de state, monarhi, ei sunt în realitate
conducătorii unor triburi şi uniuni de triburi, aleşi şi revocaţi de Adunarea Poporului, aceasta stabilind
totodată şi atribuţiile.
Nu este însă mai puţin adevărat că, aşa cum rezultă şi din izvoarele prezentate, pe fondul
descompunerii societăţii gentilico-tribale se manifestă mai acut tendinţa conducerii militarizate, sprijinită
de aristocraţia gentilico-tribala, de a se impune în faţa poporului, de a-şi permanentiza şi consolida decizia,
ba chiar de a o transmite cu titlu ereditar, tendinţa ce marchează tranziţia de la societatea gentilico-tribala la
societatea organizată politic(stat), astfel încât aceşti şefi militari, anturaţi de aristocraţia elementelor
gentilico-tribale, devin unicul factor decizional în societate.
NORMELE DE CONDUITĂ ALE GETO-DACILOR ÎN EPOCA
PRESTATALĂ
În această perioadă, relaţiile sociale erau reglementate prin normede conduită fără caracter juridic,
norme ce reprezintă expresia interesului societăţii gentilice şi, ca atare, erau respectate şi aplicate de bună
voie de toţi membrii societăţii.
Totodată, cu referire expresă la geto-daci, trebuie să precizăm că aceste norme de conduită aveau un
caracter pronunţat religios, astfel încât la poporul antic se acredita ideea că normele de conduită sunt de
sorginte divină, că provin de la zei. Unele dintre aceste norme au supravieţuit sub anumite aspecte şi le
regăsim şi în societatea feudală, ceea ce reprezintă o dovadă clară a continuității poporului român.
NORME DE CONDUITĂ
Dintre cele mai importante norme pe care geto-dacii le-au aplicat în Epoca Prestatală, menţionăm
reguli conform cărora acum ne arată obiceiurile:
(1) fii puteau cere şi obţine de la părinţi delimitarea părţii care li se cuvine din proprietatea
comună. Din această regulă de conduită, prin conţinutul său, rezultă că proprietatea privată era în plin
proces de constituire.
(2) furtul era socotit o foarte gravă abatere de la normele de convieţuire socială
(3) un întreg ritual, care însoţea încheierea convenţiilor sau învoielilor dintre persoane. Acest
ritual este asemănător cu procedura înfrăţirii din Evul Mediu.

3
(4) Izvoarele antice menţionează jurământul pe zeităţile palatului regal sau jurământul pe vetrele
regale, cum mai erau numite. Acest jurământ trebuia prestat de către toţi supuşii regelui, iar dacă regele se
îmbolnăvea, se considera că unul dintre juraţi a jurat strâmb. Pentru identificarea lui erau desemnaţi 3
ghicitori pentru a arăta cine era acela şi dacă el nega se aduceau 6 ghicitori. Dacă dădeau aceeaşi soluţie, cel
în cauză era condamnat la moarte, în caz contrar pedeapsa se aplica primilor 3 ghicitori. Acest procedeu
este asemănător cu instituţia juridică a probei cu jurători, consacrată de Legea Ţării.
INSTITUŢIA CĂSĂTORIEI
Există o serie de norme de conducere ce reglementează instituţia căsătoriei. În această materie,
izvoarele antice par a fi contradictorii, pentru că, de pildă, poetul Menandru zice că tracii cunosc
poligamia, în timp ce poetul Horatius, în odele sale spune că tracii practicau cu stricteţe monogamia. În
realitate, nu există o contradicţie, ci se completează reciproc, pentru că primul se referă la o epocă mai
veche, când geto-dacii nu erau evidenţiaţi ca un element distinct în cadrul neamului dacic, în timp ce al II-
lea se referă la o epocă mai recentă, în care individualizarea geto-dacilor că cel mai important neam tracic
fusese desăvârşit. Pe fond, trebuie să precizăm că la finele Epocii Primitive, femeia avea o situaţie
inferioară bărbatului, dovada pedeapsa pe care regele Oroles a aplicat-o oştenilor săi înfrânţi în lupta cu
bastarnii: să facă slujba femeilor lor, slujbe care mai înainte lor li se făceau.
Toate aceste reguli de conduită erau respectate în chip firesc, nu prin constrângere. Semnificative
în acest sens sunt relatările lui Aristotel, care se referă la un trib numit Agatârşi, aceştia având aceleaşi
obiceiuri cu tracii. Agatârşii formulau reguli de conduită în versuri şi le învăţau pe de rost cântându-le.
Iustinus, un alt autor antic, zicea că sciţii respecta drepturile în chip firesc, nu prin legi, iar Herodot
precizează, aşa cum am arătat, că încă din vremea sa, sec. 6, geţii erau cei mai drepţi dintre traci. Dovadă
este atașamentul lor pentru respectarea acestor reguli de conduită.
FORMAREA STATULUI GETO-DAC
Saltul calitativ de la societatea organizată pe baza democraţiei militare la societatea organizată
politic(stat) a fost determinat în mod dialectic de o serie de transformări economice şi sociale, pe care le-a
suferit societatea geto-dacă.
Pe plan economic, sunt progresele realizate în timpul vârstei a II-a a fierului, care a dus la creşterea
productivităţii muncii, la creşterea producţiei şi schimbului de mărfuri, ceea ce a determinat intensificarea
comerţului şi a circulaţiei monetare.
Pe plan social, asistăm la o adâncă stratificare socială, care este oglindită şi arheologic în
descoperirile unor morminte cu un bogat inventar în obiectele de podoabă, care contrastau cu locuinţele
sărăcăcioase ale marii majorități a poporului. Apariţia celor 2 clase reclamă crearea statului ca un

4
instrument destinat să asigure supremaţia clasei dominante. Aristocrația era desemnată prin termenii
tarabostes sau pileati, iar oamenii simpli, săraci, erau denumiți comati.
Sunt întrunite cele 2 criterii pe baza cărora distingem între societatea gentilică şi societatea statală:
1.criteriul stratificării sociale
2. criteriul teritorial (apartenența individului la comunitate se realizează în funcţie de teritoriul
locuit, nu în funcție de criteriul afinității-rudeniei de sânge).Acest lucru desemnează faptul că
vechile obști gentilice organizate pe criteriul rudeniei sunt înlocuite cu obști sătești sau teritoriale,
constituite pe criteriul teritorial.
Stratificarea socială s-a realizat şi pe fondul deposedării de pământ a obştilor gentilice şi formarea
marilor latifundii, aparţinând aristocraţiei gentilico-tribale. În acest context apare statul ca un instrument în
mâna clasei dominante, utilizat pentru a ţine în ascultare marea masă a populaţiei.
Alături de factorii determinanţi, care sunt de ordin intern, a existat o serie de factori externi, care,
deşi nu au determinat în sens dialectic, au favorizat, au grăbit formarea statului geto-dac.
 În primul rând este vorba de slăbirea puterilor celţilor în luptele cu romanii.
 În al doilea rând este vorba de perioada expansiunii romane, expansiune economică, militară,
care a dus la atingerea de către romani a limesului dunărean. Statul roman a cucerit Grecia,
Macedonia, precum și litoralul dobrogean al Pontului Euxin, ajungând la Dunăre și stabilindu-şi
limesul pe linia Dunării.
Statul geto-dac s-a constituit de-a lungul domniei regelui Burebista(care a fost ajutat in demersul
său de Marele Preot Deceneu), despre care Strabon afirma că a pus capăt războiului care îi diviza şi slăbea
pe daci şi i-a făcut pe aceştia să asculte de poruncile sale, întemeind o mare stăpânire, de a cărei putere
se temeau toţi vecinii, inclusiv romanii aflaţi în primul proces de expansiune militară.
Burebista a realizat o serie de reforme în direcţia consolidării statului şi anume:
 reforma politică, constând în supunerea tuturor triburilor geto-dace, prin negocieri sau prin forța
armelor, întemeind o mare stăpânire de care, spun autorii antici, se temeau inclusiv romanii.
 reforma religioasă, realizată cu ajutorul Marelui Preot Deceneu, constând în unificarea credinţelor
disparate ale triburilor geto-dace într-un sistem politeist unic.
 reforma administrativă, care constă în mutarea centrului puterii geto-dacilor din Câmpia
Munteană în zona Munţilor Orăştie(interiorul arcului carpatic)unde a fost întemeiată capitala noului
stat, Sarmizegetusa, şi unde a fost edificat un întreg sistem de aşezări fortificate.
Informaţiile pe care ni le-a transmis Strabon, legate de domnia lui Burebista, sunt completate de cele
conţinute într-o inscripţie aflată la mormântul lui Acornion (de la Dionisos), în care se arată căBurebista
ajunsese cel mai mare stăpânitor al ţinutului de dincolo şi de dincoace de Dunăre.

5
ORGANIZAREA STATULUI GETO-DAC
ORGANELE CENTRALE ȘI LOCALE
ORGANELE CENTRALE
1. Regele
Conducerea supremă în statul geto-dac era asigurată de rege, vârful nobilimii sclavagiste și al
aparatului de stat.
În statul geto-dac, instituția regalității a avut un caracter ereditar, iar pe latura ereditară se remarcă
succesiunea la tron nu doar a fiului, ci și a fratelui regelui. Regalitatea tinde să devină ereditară, atât
Burebista, cât şi Decebal erau fii de regi.
2. Marele Preot
Acesta juca, în statul geto-dac, rolul de vicerege. Uneori, cele două demnități erau exercitate de
aceeași persoană(ex. Deceneu sau Comosicus, rege si Mare Preot în același timp). Este un vicerege a cărui
putere religioasă completează puterea laică aregelui.
Iordanes şi Diocrates afirmă că marii preoţi aveau o putere aproape regală. Rolul foarte important
se explică prin faptul că aristocraţia şi regii emană legi. Legile sunt de origine divină, de aceea preoţilor le
revenea interpretarea voinţei divine, astfel încât ei aveau principalele atribuţii judecătoreşti. Marele Preot
este totodată şi judecătorul suprem. Ei au reprezentat principalul factor prin intermediul cărora s-a format
şi impus sistemul de drept geto-dac.
3. Curtea regală
Există şi o curte a regelui la nivel central, organizată după modelul statelor elenistice, având şi o
anumită ierarhie, dovadă fiind inscripţia din Dionysopolis, care vorbeşte despre primul sfetnic al lui
Burebista. Acornion şi Deceneu au fost primii sfetnici ai lui Burebista şi Vezina a lui Decebal. Era
constituită din sfetnici şi executanţi ai poruncilor regale. Ei se bucurau de stabilitate în exercitarea
atribuţiilor lor.
ORGANELE LOCALE
Referitor la organizarea locală, Suidas precizează că în statul geto-dac erau unii puşi mai mari peste
treburile agricole, iar alţii, din jurul regelui, erau împărţiţi la paza cetăţilor.
Existau două categorii de dregători locali:
 unii aveau atribuţii administrative
 alţii aveau atribuţii militare, puşi la paza cetăţilor
Rezultă că teritoriul statului geto-dac era împărţit în unităţi administrativ teritoriale în cadrul căruia
activitatea din agricultură era dirijată prin organele specializate ale statului => rolul foarte important al
agriculturii în viaţa economică a geto-dacilor. Principala atribuţie a celor puşi mai mari peste treburile

6
agricole era de a supraveghea sistemul distribuirii şi redistribuirii loturilor de cultură prin tragere la
sorţi, precum şi repartizarea produselor obţinute pe loturile respective.
Existenţa unei categorii distincte de dregătorii militare arata că există un vast sistem de apărare în
centrul căruia se află sistemul munţilor Orăştie.
ESENȚA ȘI FORMA STATULUI GETO-DAC
ESENŢA STATULUI GETO-DAC
Spre deosebire de Roma antică sau de Grecia antică, care erau state sclavagiste de tip clasic, statul
geto-dac a fost un stat sclavagist începător, cu importante trăsături care îl apropie de statele Orientului
Antic, bazate pe modul de producţie tributal (Egipt, Asiria).
Autori precum Dio Cassius şi Iordanes şi Dio Crisostomul ne-au transmis informaţii legate de
stratificarea socială la daci, împreună cu denumirea categoriilor sociale: clasa dominantă tarabostes (pileaţi)
şi clasa săracă, comati (capillati). Însă toţi factorii de conducere erau recrutaţi dintre tarabostes.
Datorită istoriei scurte a statului dac, sclavia nu a putut atinge nivelul clasic, în sensul că baza
producţiei în statul geto-dac nu era reprezentată de muncă sclavilor, ci de munca oamenilor săraci, dar
liberi, grupaţi în obştile săteşti sau teritoriale. Alături de latifundiile aristocraţiei geto-dace(proprietatea
privată a taraboștilor), există pe scară largă proprietatea comună (devălmaşa) la nivelul obştilor săteşti sau
teritoriale.
De asemenea, un element care conferă caracterul apropiat de modul de producţie tributal este faptul
că în statul dac, precum în Orientul Antic, regele deţinea monopolul exploatării zăcămintelor de aur.
FORMA STATULUI GETO-DAC
Acesta era o monarhie cu un pronunţat caracter militar. Caracterul militar al statului dac era dat
de faptul că, de-a lungul întregii sale existenţe, statul geto-dac s-a confruntat permanent cu pericolul extern:
celţii şi, ulterior, romanii. Caracterul pronunţat militar al statului geto-dac nu este o expresie a
primitivismului, aşa cum susţin unii autori, ci este o consecinţă firească a contextului istoric în care s-a
format şi a evoluat statul geto-dac, dominat de agresiunea permanentă a puterilor vecine.
Strabon denumea stăpânirea exercitată de Burebista imperiu, iar o inscripţie descoperită în Siria
denumeşte stăpânirea exercitată de Decebal regat. Lui Decebal i-a fost recunoscută calitatea de rege al
unui regat clientelar Romei.
O particularitate a monarhiei geto-daca este alternanța puterii laice şi religioase în competenţa
aceleaşi persoane sau unor persoane diferite, tendinţa e de contopire a atribuţiilor laice cu cele religioase.
(Deceneu şi Comosicus - regi şi mari preoţi).

7
DREPTUL GETO-DAC
După constituirea statului geto-dac s-a format şi dreptul geto-dac, alcătuit din norme juridice ce au
luat locul vechilor cutume sau obiceiuri nejuridice din epoca prestatală(perioada democraţiei militare) în
reglementarea relaţiilor sociale din societatea geto-daca.
Dreptul geto-dac s-a format pe trei cai:
 O primă cale este aceea a sancţionării unora dintre vechile obiceiuri ale geto-dacilor, din Epoca
Prestatală, în care este vorba despre obiceiurile acelea care se dovedeau a fi convenabile şi utile clasei
dominante şi despre care se pretindea că ele sunt expresia unui interes social general.
 A doua cale este a instituirii unor obiceiuri noi, corespunzătoare noilor cerinţe economice, sociale,
circumscrise organizării de tip politic a societăţii.
 A treia cale este aceea a elaborării unui sistem scris. Pe lângă dreptul nescris sau cutumiar, exprimat
în formă obiceiurilor, în statul geto-dac s-a elaborat şi un sistem de legi scrise care nu au parvenit pe cale
directă, dar pe care autorii antici le menţionează. Strabon şi Iordanes afirmă că Burebista a dat poporului
său un set de legi scrise, conţinând porunci ale regelui şi despre care Burebista pretindea că i-au fost
inspirate de zei. Aceste legi, conform Iordanes, s-ar fi transmis din generaţie în generaţie până în vremea
sa (până în sec 6 d.Hr.). Spre deosebire de codul decemviral al romanilor (Legea celor XII Table),
acestea conţin norme de drept noi.În mod deliberat, Burebista a recurs la autoritatea religiei pentru a se
face ascultat de către popor şi pentru a dubla autoritatea de stat cu cea religioasă în asigurarea
respectării legilor pe care le-a promulgat.
Instituţiile dreptului geto-dac nu ne-au parvenit pe cale directă, dar unele dintre ele au putut fi
reconstituite în mod indirect pe baza izvoarelor istorice care conţin referiri la aceste instituţii şi totodată pe
baza urmelor pe care aceste instituţii le-au lăsat în fizionomia unor instituţii ulterioare. Cea mai de seamă
instituţie a dreptului geto-dac şi a oricărui sistem de drept este instituţia proprietăţii.
INSTITUŢIA PROPRIETĂŢII
În materia proprietăţii, geto-dacii au cunoscut două forme de proprietate:
 proprietatea privată, a stăpânilor de sclavi
 proprietatea comună, devălmaşă, a obştilor săteşti sau teritoriale
Prima formă de proprietate este atestată de un autor antic, Criton, care menţionează că în statul geto-
dac existau mari proprietari de pământuri şi vite. Alte izvoare antice indică faptul că practica vânzării
sclavilor de origine geto-daca pe pieţele de sclavi ale Imperiului Roman era extrem de frecventă. Rezultatul
este că această formă de proprietate, cea privată, avea ca obiectpământul, vitele şi sclavii, iar titularii săi
erau membrii aristocraţiei geto-dace, şi anume taraboștii.

8
A doua formă de proprietate, cea comună devălmaşă, este cunoscută din examinarea unor versuri
conţinute în odele poetului latin Horaţiu. Concluziile care se desprind din aceste versuri: pământurile
proprietăţii comune devălmaşe se aflau în proprietatea comună devălmaşă a membrilor obştii, în sensul
că nu erau împărţite. La fel se întâmplă cu recoltele obţinute de pe aceste terenuri. Pământul obştilor era
împărţit numai sub aspectul folosinţei lui în loturi, care erau atribuite membrilor obştei pe timp de un an,
potrivit sistemului asolamentului, prin tragere la sorţi. În anul următor, loturile de cultura erau redistribuite
prin tragere la sorţi potrivit aceluiaşi sistem, al asolamentului. Procedura distribuirii loturilor prin tragere la
sorţi era supravegheată de către dregătoriiadministrativi, tot aceştia fiind cei care reţineau impozitul sau
tributul datorat statului de cătreobşte din recoltele obţinute.
INSTITUŢIA CĂSĂTORIEI ÎN DREPTUL GETO-DAC
Herodot arată că la daci căsătoria se realiza printr-un contract de cumpărare a soţiei de la părinţii
acesteia de către soţ, iar în cadrul căsătoriei femeia se afla într-o stare de inferioritate faţă de soţul său.
În acelaşi sens, poetul latin Ovidius vorbeşte despre muncile grele pe care soţia geto-daca trebuia
să le îndeplinească în cadrul gospodăriei.
Un alt poet latin, Horatius, arată, în odele sale, că geto-dacii erau monogami şi consemnează
totodată şi practica zestrei, termen de sorginte geto-daca. Tot Horatius menţionează că cea mai importantă
zestre a femeii geto-dace nu constă în bunurile pe care ea le aducea în regimul matrimonial, ci în virtutea ei.
DREPTUL PENAL
Un alt domeniu reglementat de dreptul geto-dac este dreptul penal, materie în care principalele
instituţii vizau apărarea statului şi apărarea proprietăţii private. Singura menţiune concretă existenţa în
acest sens provine de la Horatius, care spune că adulterul femeii geto-dace era sancţionat cu uciderea sa.
DREPTUL PROCESUAL
Referitor la dreptul procesual, deşi din punct de vedere formal atribuţiile realizării justiţiei fuseseră
preluate de către stat, în statul dac, în anumite situaţii (cazuri de vătămare corporală) continuă să se aplice
vechiul sistem al răzbunării sângelui, adică o formă de justiţie privată.
Autorii antici arată că organizarea activităţii de judecată era una dintre preocupările principale
ale statului geto-dac.
În acest sens, Iordanes spune despre Comosycus că era judecător suprem. Acesta se ocupa de
organizarea şi de judecarea proceselor, fiind judecător suprem, însă Comosycus era şi rege şi Mare Preot, în
acelaşi timp. El executa atribuţia de judecător suprem în virtutea calităţii de rege sau de Mare Preot,
referindu-se la sistemul judiciar, ca mijloc de tranşare a litigiilor.
Poetul Ovidius, referindu-se şi el la activitatea judiciară în statul geto-dac arată că duelul judiciar
era utilizat uneori ca sistem de rezolvare a litigiilor între persoane.

9
DREPTUL INTERNAŢIONAL PUBLIC
În ceea ce priveşte dreptul internaţional public, unii autori menţionează rolul pe care preoţii geto-
daci îl jucau asemeni preoţilor romani în cadrul ceremonialului care însoţea încheierea unor tratate de
alianţă între statul dac şi alte state.

Provincia romana dacia


ORGANIZAREA DE STAT A PROVINCIEI ROMANE DACIA
În urma războaielor daco-romane (între anii 101-102 şi 105-106), o parte a teritoriilor locuite de
geto-daci au intrat în stăpânirea statului roman. Au rămas însă, în continuare, locuite de dacii liberi
teritoriile: Crișana, Maramureş şi Nordul Moldovei.
Pe de altă parte, dintre teritoriile cucerite de romani, nu toate au intrat în componenţa provinciei
romane Dacia, şi anume: Sudul Moldovei, Muntenia şi colţul de S-E al Transilvaniei au fost iniţial
incluse, din punct de vedere administrativ, în provincia Moesia Inferior.
De-a lungul stăpânirii exercitate de romani în Dacia, această provincie a suferit mai multe
reorganizări administrativ-teritoriale, şi anume:
1. Între anii 106 şi 117 (până la moartea împăratului Traian, cel care a cucerit Dacia), Dacia a
fost o provincie unitară, cuprinzând: Banatul, Oltenia şi Transilvania, fără colţul de S-E.
2. Împăratul Hadrian înfăptuieşte prima reorganizare administrativ-teritoriala între anii 117 şi
124. Şi anume, abandonează S-ul Moldovei şi cea mai mare parte a Câmpiei Muntene, care
erau greu de apărat împotriva atacurilor dacilor liberi şi împarte teritoriul rămas sub
stăpânire romană în două provincii:
 Dacia inferioară (cuprinzând Oltenia, colţul de S-E al Transilvaniei şi V-ul Munteniei)
 Dacia superioară, (cuprinzând Banatul şi restul Transilvaniei)
3. Între anii124-168, Hadrian desprinde din Dacia superioară zonă situată la Nord de Arieş şi
de Mureșul Superior, şi creează o nouă provincie: Dacia Porolissensis.
4. Ultima reorganizare administrativ-teritoriala este înfăptuita de împăratul Marcus Aureliu
(168-169). El uneşte Dacia superioară cu Dacia inferioară, formând Dacia Apulensis şi apoi
desprinde Banatul din Dacia Apulensis, creând o nouă provincie: Dacia
Malvensis,menţinând astfel Dacia Porolissensis în vechile sale graniţe.
Cele trei provincii Dacia (Apulensis, Malvensis şi Porolissensis) s-au menţinut până la
retragerea aureliana.

10
ORGANELE CENTRALE DE CONDUCERE ALE PROVINCIEI ROMANE
DACIA
Provinciile imperiului erau de două categorii:
 provincii senatoriale (pacificate)
 provincii imperiale (nepacificate)
Organele centrale în Dacia-provincie romană:
 Legatus Augusti Pro Praetore
 Concilium Provinciae
 Procuratorul financiar
 Procuratorul vamal
1. LEGATUS AUGUSTI PRO PRAETORE
Dacia era o provincie imperială, considerată nepacificată, fiind condusă direct de către împărat,
prin intermediul unui guvernator, care se numea “legatus augusti pro praetore”. Acesta era recrutat dintre
membrii Ordinului Senatorial şi avea rang consular, în sensul că el fusese consul la Roma.
Reşedinţa legatului şi capitala provinciei Dacia erau la Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica
Sarmizegetusa. Acest legat imperial avea imperium proconsulare, adică puterea de comandă a consulului
de la Roma. El putea comanda mai multelegiuni şi avea atribuţii supreme de conducere pe plan
administrativ, militar şi judiciar.
* După prima reorganizare a provinciei Dacia, înfăptuită de împăratul Hadrian, aceastăsituaţie se
menţine în DACIA SUPERIOARĂcu singura deosebire că legatul imperial al DacieiSuperioareera recrutat
dintre membrii Ordinului Senatorial, dar erade rang pretorian, inferior -era fost pretor la Roma, în sensul că
el nu avea dreptul de a comanda decât o singură legiune, spre deosebire de cel care avea imperium
proconsulare, respectiv legiunea a XIII-a Gemina, care îşi avea sediul în castrul de la Appulum, unde se afla
şi reşedinţa guvernatorului Daciei Superioare. Capitala provinciei Dacia Superioară rămâne însă la Colonia
Ulpia Traiana.
DACIA INFERIOARĂera o provincie procuratoriană, condusă de un procurator Augusti,denumit
şi procurator presidial sau “praeses”, recrutat dintre membrii ordinului ecvestru, adică dintre cavaleri. Se
bucura de “ius gladii”, care îi conferea depline puteri civile, militare şi judiciare (dreptul sabiei). Capitala
acestei provincii, precum şi reşedinţa guvernatorului ei, se aflau la Drobeta.
O poziţie asemănătoare o avea şi DACIA POROLISSENSIS, sediul guvernatorului şi capitala
acestei provincii fiind la Napoca.
La fel şi DACIA MALVENSIS, capitala acestei provincii şi reşedinţa guvernatorului său fiind la
Malva.

11
În Dacia porolissensis, după transferarea legiunii a V-a Macedonica din Dobrogea în castrul de la
Porolissum, atribuţiile de guvernator al provinciei au fost preluate de generalul comandant al acesteia.
* După ultima reorganizare a Daciei, guvernatorulDACIEI APULENSISredobândeşte
rangulconsular de la început şi asigură conducerea şi coordonarea tuturor celor trei Dacii, purtând titulatura
de “legatus augusti pro praetore daciarum trium”.
Unitatea celor trei provincii Dacia a fost întărită şi de faptul că, începând din vremea domniei lui
Alexandru Sever, colonia Ulpia Traiana este ridicată la rangul de Metropolis a celor trei Dacii.
2. CONCILIUM PROVINCIAE
Un alt organ de conducere la nivel central era Concilium Provinciae (sau ConciliumDaciarum
trium), înfiinţat de împăratul Marcus Aureliu.
Este o adunare provincială alcătuită dindelegaţi ai oraşelor celor trei provincii, care se întruneau o
dată pe an la colonia Ulpia Traiana, în Palatul Augustalilor.
Membrii acestei adunări erau recrutaţi din cadrul Ordinului Ecvestru şi din cadrul Ordinului
Decurionilor. Alegeau dintre ei un preşedinte al adunării, care era în acelaşi timp şi Sacerdos arae Augusti,
adică preotul cultului imperial în Dacia.
Acest Concilium era un organ cu caracter consultativ, cu atribuţiuni restrânse, limitate la arătarea
problemelor de interes general ale oraşelor şi provinciilor şi susţinerea intereselor locale în fața
administraţiei imperiale. În acest sens, membrii adunării puteau adresa plângeri împăratului, faţă de
abuzurile magistraţilor provinciali.
În realitate, principala sarcină a acestui Concilium era întreţinerea cultului imperial în Dacia, în
scopul întăririi unităţii provinciilor şi creşterii loialităţii şi devotamentului provincialilor faţă de
administraţia romană.
3. PROCURATORUL FINANCIAR
Organizarea financiară a provinciei Dacia
Administrarea finanţelor provinciei era asigurată de un procurator financiar, cu sediul la colonia
Ulpia Traiana, unde erau centralizate datele privind veniturile şi impozitele pentru toate cele 3 provincii
Dacia.
Acest procurator financiar era subordonat legatului imperial al Daciei şi era recrutat dintre
membrii Ordinului Ecvestru.
El avea în subordinea sa un întreg aparat fiscal, alcătuit din funcţionari inferiori.
Această situaţie a continuat în urma reorganizărilor succesive ale provinciei Dacia, în Dacia
Superioară şi apoi în Dacia Apulensis.
Atunci când locul guvernatorului imperial în Dacia Apulensis era vacant, interimatul conducerii
celor trei Dacii revenea tocmai acestui procurator financiar al Daciei Apulensis.

12
În Dacia Inferioară, Dacia Porolissensis şi Dacia Malvensis, atribuţiile financiare reveneau
procuratorilor prezidiali ai acestor provincii.
O singură menţiune, aceea că în Dacia Porolissensis, după ce conducerea provinciei a fost preluată
de generalul comandant al Legiunii a V-a Macedonica, atribuţiile financiare au revenit unui procurator
financiar special, care nu mai avea calitatea de praeses.
În vederea stabilirii impozitelor şi a bazei impozabile, se efectuau din cinci în cinci ani,
recensăminte ale bunurilor şi persoanelor, de către magistraţi specializaţi, denumiţi “duumviri
quinquenales”.
Impozitele erau de două categorii:
 impozite directe, denumite“TRIBUTA”
 impozite indirecte, denumite “VECTIGALIA”
Impozitele directe erau: impozitul funciar (“tributum soli” sau “stipendium”), care seplătea şi pe
clădiri, şi impozitul personal (denumit “tributum capitis”), pe care îl plăteau nu numai cetăţenii romani, ci
şi peregrinii (străinii, necetăţeni).
Impozitele indirecte erau numeroase erau de 5% pe mosteniri si eliberari de sclavi, de 4% pe
vanzari de sclavi, de 1% pe vanzarea altor marfuri si cel mai important fiind impozitul de 2.5 % pe
circulaţia bunurilor şi persoanelor (un fel de taxa vamală care era încasata în cadrul unor oficiivamale,
amplasate atât la graniţe, cât şi în interiorul provinciilor, denumite “Stationes”).
4. PROCURATORUL VAMAL
Pentru incasarea impozitelor erau organizate oficii vamale atat in interiorul provinciei, cat si la
granite, denumite Stationes portorii si conduse de sclavii imperiali (denumiti servi villici). La inceput,
activitatea de incasare a taxei vamale fost incredintata unorarendasi numiti Conductores, iar dupa 169 e.n,
a fost incredintata unor procuratori vamali recrutati dintre membrii ordinului ecvestru.
ORGANIZAREA LOCALĂ A PROVINCIEI ROMANE DACIA
În provincia Dacia existau două categorii de aşezări:
 Aşezări urbane
 colonii
 municipii
 Aşezări rurale
 aşezări rurale organizate în forma tradiţională geto-dacă a
obştilor săteşti sau teritoriale
 aşezări rurale organizate după modelul roman
Aşezările urbaneerau de două categorii:colonii şi municipii.

13
Coloniile erau centre urbane puternic romanizare, locuitorii lor fiind în majoritatecetăţeni romani,
care se bucurau de plenitudinea drepturilor civile şi politice. Mai mult, unele dintre colonii erau investite cu
“ius italicum”, o ficţiune juridică potrivit căreia solul lor (pământul lor) era asimilat solului italic (asta
înseamnă că cetăţenii romani din acele colonii puteauexercita dreptul de proprietate quiritara asupra
pământului, fiind scutiţi astfel de platăimpozitului funciar).
Municipiile aveau un statut inferior, fiind centre mai puţin romanizate, locuite înmajoritate de latini
şi peregrini, însă în epoca stăpânirii române a Daciei, distincția care odinioară era extrem de clară între
colonii şi municipii, începe să se estompeze, asistăm la o nivelare a statutului juridic al aşezărilor urbane în
imperiu şi, evident, şi în provincia Dacia.
1. Consiliul municipal - Conducerea supremă a oraşelor
Conducerea supremă a oraşelor, colonii şi municipii, era exercitată de un Consiliu municipal,
organizat după modelul senatului Romei, motiv pentru care el se mai numea şi Sena tMunicipal.
Membrii acestui Senat Municipal alcătuiau “ordo decurionum” (ordinuldecurionilor).
Numărul decurionilor din Senatul Municipal era cuprins între 30 şi 50, fiind stabilit în actul de
înfiinţare a oraşului, în funcţie de numărul cetăţenilor romani din localitatea respectivă.
Membrii Senatului Municipal erau desemnaţi pe un mandat de cinci ani, de acei magistraţi
specializaţi cu efectuarea recensământului, denumiţi “duumviri quinquenales”.
Membrii erau recrutaţi din rândul persoanelor care îndeplineau cumulativ următoarele condiţii:
- să fie cetăţeni romani ingenui (adică născuţi din părinţi care au fost întotdeauna oameni
liberi)
- să aibă vârsta de cel puţin 25 de ani (fără perspectiva de a fi puşi sub tutela)
- să aibă o avere de cel puţin 100.000 de sesterţi (pentru că decurionii răspundeau cu propria
lor avere pentru neîncasarea impozitelor şi taxelor datorate de provincialii statului
român)Atribuţiile Consiliului Municipal (Senatului Municipal)
Principalele atribuţiuni ale Consiliului Municipal erau:
1. Atribuirea de terenuri
2. Soluţionarea problemelor edilitare
3. Organizarea spectacolelor şi a jocurilor publice
4. Coordonarea activităţii administrative şi fiscale
5. Îndeplinirea obligaţiilor de cult
6. Alegerea magistraţilor oraşului şi a sacerdoţilor (adică a preoţilor municipali)
7. Cinstirea persoanei împăratului şi a guvernatorului provinciei

14
Magistraţii superiori erau numiţi:
- în colonii “duumviri iure dicundo”
- în municipii “quatuorviri iure dicundo”
Aceştia erau aleşi pe termen de un an, dintre decurioni, şi aveau atribuţiuni administrative şi
judiciare (ceea ce le arătă şi numele).
Alţi magistraţi civili erau edilii(“aediles”), care aveau ca atribuţii:
 Poliţia oraşului
 Aprovizionarea pieţelor
 Întreţinerea clădirilor şi a străzilor
Pe lângă aceştia, erau şi cvestorii (“quaestores”), care se ocupau de administrarea finanţelor şi a
bunurilor oraşului.
Sacerdoţii (sau preoţii municipali) erau aleşi de către decurioni, fiind integraţi într-un sistem
ierarhic, în fruntea căruia se afla “pontifex”, ales dintre decurioni, urmat de “flamines” (erau preoţii zeilor
principali) şi augurii (sacerdoţi de rang inferior).
1. Primuleşalon al conducerii oraşuluiera format deOrdinul Decurionilor, compus din membrii
Senatelor Municipale şi magistraţii municipali. In subordinea magistratilor municipali se afla un intreg
aparat de functionari si slujbasi marunti denumiti apparitores.
2. Cel de-al doilea eşalon îl reprezenta Ordinul Augustalilor. Aceştia erau persoane avute, cu un
mare potenţial economic, dar care nu îndeplineau condiţiile pentru a accede la decurionat. Augustalii erau
aleşi pe viaţă de către decurioni, şi aveau că principala sarcină aceea de a întreţine cultul împăratului şi
cultul Romei, şi de a contribui cu donaţii substanţiale pentru realizarea unor lucrări edilitare, atât în
domeniul civil, cât şi în domeniul religios. Augustalii se constituiau într-o asociaţie la nivelul întregii
provincii Dacia, cu sediul la Colonia Ulpia Traiana, unde se afla şi conducătorul lor, acel“sacerdos arae
Auguşti”, care îndeplinea şi funcţia de preşedinte al lui “conciliumprovinciae”.
3. Al treilea nivel al conducerii oraşelor îl reprezentau colegiile. Acestea sunt asociaţiicu caracter
profesional, religios sau funerar, având ca scop ajutorarea reciprocă a membrilor lor. Colegiile
profesionale (de ex. Colegiul meşteşugarilor) erau organizate după modelul militar, grupându-i pe
membrii lor în “decurii” şi “centurii “, şi erau conduse de un “praefectus” sau “magister”, fiind totodată
puse sub protecţia unei persoane de vază a oraşului, denumită “patronus” sau “defensor” (apărătorul sau
protectorul colegiului respectiv).
AŞEZĂRILE RURALE
Aşezările rurale (sau satele), cuprindeau cea mai mare parte a populaţiei provinciei Dacia.
Aşezările rurale erau de două categorii:

15
 aşezări rurale organizate în formă tradiţională geto-daca a obştilor săteşti sau
teritoriale
 aşezări rurale organizate după modelul roman
 pagus, pagi
 vicus, vici
“Pagi”sunt satele organizate pe teritoriul coloniilor, alcătuite în marea lor majoritate dincetăţeni
romani.
“Vici” sunt satele aflate în afara teritoriului coloniilor, locuite în special de necetăţeni(latini,
peregrini).
Aşezări rurale cu statut special
 stationes
 canabae
 regiuni cu regim special(minele de aur și de fier)
Mai existau două categorii de aşezări rurale cu statut special:
“stationes” (care sunt acele oficii vamale poştale de pază şi control)
“canabae” (aşezări rurale organizate pe lângă castrele romane, locuite de veterani, familiile şi
rudele soldaţilor romani, negustori şi meşteşugari care îşi desfăşurau activitatea în strânsă legătură cu
trupele romane).
Există în provincia Dacia şi un teritoriu cu statut special, şi anume exploatările de aur din Munţii
Apuseni, conduse direct de către împărat, prin intermediul unui procurator aurarium.
Aceasta este, în linii mari, organizarea provinciei Dacia.
DREPTUL ÎN DACIA ROMANĂ
Dreptul în provincia romană Dacia, ca de altfel dreptul roman în ansamblul său, are un caracter
puternic statuar, în sensul că el consacră un statut juridic diferit pentru diversele clase şi categorii sociale.
CETĂȚENII ROMANI
Pe primul plan se aflau cetăţenii romani, care se bucurau de plenitudinea drepturilor civile şi
politice, cu excepţia proprietăţii quiritare, pe care o puteau exercita, aşa cum am văzut, doar cetăţenii
romani din coloniile investite cu “ius italicum”.
Astfel, cetăţenii romani aveau următoarele drepturi politice:
 “ius sufragii (dreptul de a alege)
 “ius honorum” (dreptul de a candida şi de a fi ales într-o magistratură)
 “ius militiae” (dreptul de a face parte din legiunile romane)

16
Pe lângă drepturile politice, drepturile civile erau:
 “ius comercii/comercium” (dreptul de a încheia acte juridice, potrivit dreptului civil)
 “ius connubii/conuubium” (dreptul de a încheia o căsătorie valabilă, potrivit dreptului civil)
 “legis actio” (dreptul de a utiliza mijloacele procedurale ale dreptului civil pentru valorificarea
pretenţiilor lor legitime şi a drepturilor lor subiective)
LATINII
După cetăţenii romani, urmau în ierarhia socială, latinii (categoria socială cu un statut juridic
intermediar între cetăţeni şi peregrini). Ei se bucurau de o parte dintre drepturile civile şi politice ale
cetăţenilor romani.
Astfel, dintre drepturile civile, aveau:
 “ius comercii”
 “ius connubii” şi “legis actio” (!!) UNEORI
Iar dintre drepturile politice aveau:
 “ius sufragii”
 NU aveau “ius honorum” şi “ius militiae”
Latinii din provincia Dacia erau latini fictivi, în sensul că aveau statutul juridic al latinilor coloniari,
dar nu erau rude de sânge cu romanii. De altfel, în perioada stăpânirii române în Dacia, statutul de latin
devenise unul cu caracter excepţional, aplicându-se unui număr redus de persoane Acest lucru se întâmplă
pe fondul tendinţei de generalizare a cetăţeniei romane, înfăptuita prin edictul împăratului Caracalla
(Antonius Caracalla) din anul 212.
Cetăţenii romani, în raporturile dintre ei, utilizau normele dreptului civil.
Latinii, în raporturile dintre ei, precum şi în raporturile cu cetăţenii şi cu peregrinii, utilizau normele
dreptului ginţilor.
PEREGRINII
Cea de-a treia categorie socială era reprezentată de peregrini. Aceasta era şi cea mai numeroasă
categorie socială, pentru că în această intrau autohtonii geto-daci, supuşi cuceririi romane.
Peregrinii, la rândul lor, erau de două categorii:
1) Peregrini obişnuiţi, care în raporturile cu cetăţenii romani şi cu latinii utilizaunormele dreptului ginţilor,
iar în raporturile dintre ei puteau utiliza cutumele locale (“leges moresque peregrinorum” – legile şi
cutumele peregrinilor) numai în măsura în care acestea erau recunoscute de statul roman, deoarece nu intrau
în coliziune cu normele dreptului roman.
2) Peregrini dediticii, adică locuitorii cetăţilor care s-au opus cu forţa armelor cuceririiromane, spre pildă
dacii din Sarmizegetusa. Ei erau o categorie inferioară de peregrini, în sensul că nu mai aveau acces la
dreptul lor naţional, adică nu mai puteau utiliza în raporturile dintre ei normele/cutumele locale, nu puteau

17
dobândi niciodată cetăţenia romana, dovada că edictul lui Caracalla îi exceptează de la acordarea cetăţeniei
romane şi nu puteau veni niciodată la Roma sub sancţiunea căderii în sclavie automat.
Concluzie: Normele dreptului ginţilor reprezintă dreptul comun al tuturor acestor categorii (cetăţeni, latini,
peregrini) pentru reglementarea raporturilor juridice dintre ei.
Formele juridice bazate pe “ius gentium”, deşi diferite de formele juridice bazate pe dreptul civil,
produceau, totuşi, efecte juridice valabile, chiar dacă în anumite împrejurări imperfecte faţă de efectele
produse de instituţiile dreptului civil.
 cetăţeanul roman se putea căsători în mod valabil cu o peregrina potrivit formelor prescrise
de “ius gentium”, dar nu avea manus asupra soţiei (adică nu avea puterea maritală) şi nu
avea “patria potestas” asupra copiilor rezultaţi din această căsătorie.
 în contractele dintre cetăţeni şi peregrini se putea utiliza forma scrisă, însă această formă era
“ad probationem” şi nu “ad validitatem”.
 litigiile dintre cetăţeni şi peregrini erau deduse spre soluţionare tribunalelor romane din
provincie, pe baza unei ficţiuni juridice, potrivit careia, peregrinul era considerat cetăţean
roman. (“si civis romanus esset”).
“Ius gentium”, ca diviziune a dreptului privat roman, este mult mai evoluată faţă de dreptul civil,
întrucât nu presupune forme solemne şi gesturi rituale, şi se întemeiază în principal pe elementul subiectiv
al voinţei umane.
În procesul convieţuirii dacilor cu romanii, cele trei rânduieli juridice (drept civil, dreptul ginţii şi
cutumele locale) s-au apropiat până la contopire, dând naştere, în condiţiile specifice Daciei, unui sistem de
drept nou, anume dreptul daco-roman.
(!!)Este vorba despre un proces de sinteză juridică daco-romană, în cadrul căruiainfluenţa
covârşitoare a fost exercitată, evident, de normele dreptului roman, DAR, la rândul lor, şi cutumele locale
au exercitat o anumită influenţă asupra dreptului roman, în special în direcţia înlăturării formalismului din
actele juridice şi generalizării principiului bunei-credinţe.
INSTITUŢIA PROPRIETĂŢII
Pentru analizarea acestei instituţii trebuie făcută distincţia între proprietatea asupra pământului, pe
de o parte, şi proprietatea asupra celorlalte bunuri.
Proprietatea asupra pământului
Referitor la proprietatea asupra pământului în provincia romană Dacia, au existat două forme de
proprietate:
 Proprietatea quiritară - era exercitată în Dacia de către cetăţenii romani care locuiau în
coloniile investite cu ius italicum şi al căror teritoriu era asimilat solului Romei.

18
 Proprietatea provincială - era exercitată de ceilalţi provinciali, precum şi de către cetăţenii
romani care nu locuiau în coloniile investite cu ius italicum.
Potrivit unei străvechi reguli consacrate de dreptul roman, toate terenurile cucerite de la duşmani
treceau în proprietatea statului roman cu titlul de ager publicus (ogorul public). În fapt, aceste terenuri erau
date în folosinţă provincialilor, care plăteau în schimb un impozit funciar: tributum solii sau stipendium.
Întrucât aceasta folosinţă exercitată de către provinciali era dificil de încadrat din punct de vedere
juridic, jurisconsulţii romani ai epocii clasice au căutat să o definească pe baza ideilor şi instituţiilor juridice
existente la acea dată, considerând că provincialii exercita asupra terenurilor respective posesia sau
uzufructul şi că pot fi asimilaţi până la un punct cu titularii de drepturi reale. În realitate, însă, provincialii
exercitau asupra terenurilor respective un veritabil drept de proprietate, pe care romaniştii l-au denumit
proprietate provincială. În acest sens, provincialii aveau toate atributele dreptului de proprietate. Puteau
transmite terenurile respective prin acte intervivos, utilizând tradiţiunea şi, de asemenea, le puteau transmite
mortis causa, prin testament. Totodată, după modelul uzucapiunii din dreptul civil, a fost creată pentru
proprietatea provincială o uzucapiune specială, numită praescriptio longi temporis. Paul şi Modestin o
denumeaupraescriptio longae possessionis.
Prescriptio longi temporisse deosebeşte însă de uzucapiunea din dreptul civil:
1. În privinţa termenelor: în cazul uzucapiunii din dreptul civil, termenele sunt de 1 an pentru
bunurile mobile şi de 2 ani pentru bunurile imobile. În cazul lui prescriptio longi temporis,
termenele sunt de 10 ani între prezenţi (între persoane aflate în aceeaşi localitate, iar mai apoi în
aceeaşi provincie) şi de 20 de ani între absenţi (între persoane care se afla în localităţi diferite, mai
apoi în provincii diferite).
2. În privinţa efectelor: uzucapiunea din dreptul civil este o prescripţie achizitivă, duce la
dobândirea dreptului de proprietate de către posesor la împlinirea termenului de 1 an sau, după
caz, de 2 ani. Prescriptio longi temporis nu este o prescripţie achizitivă, ci extinctiva. Efectul
acestei prescripţii constă în respingerea acţiunii în revendicare, a proprietarului de către posesor,
însă, dacă acesta din urmă pierdea posesia bunului chiar şi după împlinirea termenului de
prescripţie, nu mai putea revendica acel bun.
3. În al treilea rând, spre deosebire de uzucapiune, în cazul lui prescription longi temporis era
admisă joncţiunea posesiilor şi, totodată, nu se cereau condiţiile justului titlu şi a bunei
credinţe.
A fost creată, totodată, şi o praescriptio longissimi temporis, adică prescripţia celei mai lungi
durate, care avea un termen iniţial de 40 de ani, în timpul împăratului Constantin cel Mare, redus apoi mai
întâi la 30 de ani, în vremea domniei împăratului Teodosiu al II-lea. Prescriptio longissimi temporis se

19
aplică atât bunurilor imperiale (patrimonium caesaris), cât şi bunurilor bisericii. Prescriptio longissimi
temporis era, de asemenea, o prescripţie extinctivă.
Împăratul Justinian, în cadrul demersului sau unificator, a suprimat deosebirea între fondurile italic
şi cele provinciale, astfel încât Italia devine şi ea o simplă provincie a Romei, nemaiavând statutul special
anterior.Pe cale de consecinţă, împăratul Justinian a unificat uzucapiunea cu praescriptio longi temporis,
creând următorul sistem:
 Bunurile mobile se uzucapau printr-o posesie de 3 ani, denumită usus capio, iar bunurile
imobile se uzucapau printr-o posesie de 10 ani între prezenţi şi 20 de ani între absenţi,
denumită praescriptio longi temporis. În toate cazurile se cereau atât justul titlul (iusta
causa posessionis) şi buna-credinţă. În toate cazurile prescripţia avea un caracter achizitiv
(era un mod de dobândire a proprietăţii).
Împăratul Justinian menţine şi praescriptio longissimi temporis, dar cu următoarea fizionomie:
 Dacă posesorul era de buna-credinţă şi nu a intrat în posesia bunului prin mijloace violente,
la finele unei posesii de 30 de ani devine proprietar;
 Dacă posesorul nu este de bună credinţă sau a intrat în posesia bunului prin mijloace
violente, atunci la finele unei posesii de 30 de ani nu devine proprietar, dar poate respinge cu
succes acţiunea în revendicare promovată de proprietar. În acest caz, prescriptio longissimi
temporis îşi menţine vechea fizionomie de prescripţie extinctivă.
Acest sistem a fost introdus de Justinian, printr-o constituţiune imperială, dată în anul 528 d.Hr.
Figura juridică a proprietăţii provinciale a dat naştere pe planul tehnicii de reglementare juridică unor
atribute şi unor determinative care au putut fi utilizate cu succes în vederea consacrării proprietăţii divizate
de tip feudal.
PROPRIETATEA PEREGRINĂ
Pe lângă aceste 2 forme de proprietate, asupra celorlalte bunuri, altele decât pământul, provincialii
mai puteau exercita şi proprietatea peregrină.
Această formă de proprietate a fost creată din considerente de ordin economic, deoarece peregrinii
erau principalii parteneri de comerţ ai romanilor. Dar, întrucât peregrinii nu aveau jus commercii, nu puteau
exercita proprietatea quiritară. Astfel, pentru ei a fost creată această formă specială de proprietate.
Proprietatea peregrină era protejată prin mijloace juridice, create după modelul celor aplicabile
proprietăţii quiritare. Spre pildă:
- Acţiunea în revendicare a fost acordată peregrinilor fie cu suprimarea din formula acţiunii a
sintagmei Ex iure quiritium, fie prin introducerea ficţiunii ca peregrinul este cetăţean roman (Si
civis romanus esset).

20
- De asemenea, prin utilizarea aceleiaşi ficţiuni, le-au fost acordate peregrinilor actio furti şi actio
damni iniuria dati, care sancţionau delictele de furt şi, respectiv, paguba cauzată pe nedrept.
INSTITUŢIA CĂSĂTORIEI
Între peregrini erau admise căsătoriile şi, totodată, erau admise instituţiile tutelei şi adopţiunii
fraterne, aceasta din urmă instituţie dând naştere, mai târziu, instituţiei juridice feudale a înfrăţirii.
SUCCESIUNILE
În ceea ce priveşte materia succesiunii, ea putea fi deferităpotrivit legii sau prin testament.
Peregrinii testau în formă specifică a testamentului oral, preluat mai târziu în feudalism sub forma
testamentului cu “limbă de moarte”.De asemenea, peregrinii aveau testament factio pasiva, şi, ca atare,
puteau veni la succesiunea cetăţenilor romani.
MATERIA OBLIGAŢIILOR
În ceea ce priveşte materia obligaţiilor, aceasta cunoaşte o reglementare amănunţită şi evoluată,
deoarece epoca stăpânirii romane a Daciei se caracterizează printr-o dezvoltare considerabilă a producţiei şi
a schimbului de mărfuri.
Obligaţiile în general şi obligaţiile contractuale în special sunt supuse unui regim juridic extrem de
complex, rezultat din împletirea unor elemente ale dreptului civil cu elemente de drept al ginţilor şi
elemente preluate din dreptul autohton în cadrul unei veritabile sinteze juridice daco-romane.
Aceasta sinteză juridică este oglindită în Tripticele din Transilvania(Tăbliţele cerate din
Transilvania), care reprezintă unul din cele mai importante documente ale dreptului privat roman
descoperite vreodată, fiind încadrate la categoria textelor epigrafice.
TRIPTICELE DIN TRANSILVANIA
Tripticele din Transilvania au fost descoperite între 1786 şi 1855 într-o mină de aur părăsite de la
Alburnus Maior, actuala Roșie Montană. Ele au fost traduse şi publicate de către marele romanist german
Theodor Mommsen, la Viena, într-o ediţie criptică, denumită Corpus Inscriptiorum Latinarum.
Aceste triptice se prezintă sub forma unor tăbliţe din lemn de brad, legate câte 3. Aceste tăbliţe sunt
uşor scobite în interior, scobitura este acoperită cu un strat de ceară, iar peste acest strat de ceară s-a scris cu
ajutorul unui stilet. În cadrul tripticelor, scrierea este aplicată pe fetele interioare ale tăbliţelor I şi III şi pe
ambele fete ale tăbliţei II.
Au fost descoperite 25 de astfel de triptice, însă numai 14 sunt lizibile şi, ca atare, numai acestea au
putut fi citite şi descifrate.
Tripticele conţin:
 4 contracte vânzare
 3 contracte de muncă

21
 2 contracte de împrumut
 1 contract de societate
 1 contract de depozit
 1 proces verbal prin care se constată desfiinţarea unei asociaţii funerare
 1 lista cheltuielilor efectuate pentru organizarea unui banchet
 actul prin care o persoană îşi asumă obligaţia de a plăti o datorie
Ultimul act din triptice este datat 26 mai 167. Plecând de la acest fapt, Theodor Mommsen a dedus
că tripticele au fost ascunse în mina de populaţia din Roşia Montană, care s-a refugiat apoi în timpul
Războaielor Marcomanice şi nu s-ar mai fi întors. Această explicaţie nu poate fi, însă, susţinută, deoarece
exploatarea minelor de aur din zona Munţilor Apuseni a reprezentat până la sfârşitul dominaţiei romane una
dintre preocupările principale alea administraţiei romane în Dacia şi care ne împiedică să luăm în
considerare explicaţia oferită de Mommsen.
Mult mai uşor este de presupus că doar persoana care a ascuns actele în mina nu s-ar mai fi întors în
localitatea respective la încheierea Războaielor Marcomanice şi că din aceste considerente, actele
comunităţii din Roşia Montana au rămas în mină şi nu au fost recuperate, fiind descoperite în urma unor
exploatări aurifere combinate cu anumite cercetări arheologice.
CONŢINUTUL JURIDIC AL TRIPTICELOR DIN TRANSILVANIA
1. CONTRACTE DE ÎMPRUMUT
În ceea ce priveşte contractele de împrumut, într-unul dintre aceste contracte creditor este o femeie
peregrină (Anduena lui Bato).
Faptul că o femeie peregrină încheie un contract de împrumut este contrar prevederilor dreptului
roman, întrucât:
 Peregrinii nu aveau jus commercii.
 Femeile sui iuris în dreptul roman (cele care nu se aflau sub puterea unui pater familias) erau
puse sub tutela perpetuă a agnaţilor lor, întrucât romanii considerau că femeile sunt obstaculate
din punct de vedere intelectual şi, ca atare, nu puteau încheia acte juridice decât cu auctoritatis
tutoris (cele sui iuris). Aceasta înseamnă că acest contract de împrumut nu a fost încheiat sub
normele dreptului roman.
Într-un alt contract de împrumut, avem o simplă convenţie prin care debitorul îşi asumă obligaţia
de a plăti dobânzi la suma împrumutată.
Şi acest lucru contravine dreptului roman, deoarece în dreptul roman obligaţia debitorului de a plăti
dobânzi la suma împrumutată se realiza fie printr-o stipulatio sortis et usurarum (stipulaţiune a capitalului şi

22
a dobânzilor), fie printr-o stipulatio usurarum (stipulaţiune a dobânzilor) alăturată lui mutuum (împrumutul
de consumaţiune, care este esenţialmente gratuit).
Stipulaţiunea este un act solemn, fie că discutăm despre stipulatio sortis et usurarum sau despre
usurarum. Aceasta înseamnă că, în dreptul roman, obligaţia de a plăti dobânzi se asuma numai în formă
solemnă. (Chiar dacă elemente de mutuum erau prezente– Prezenţa martorilor – s-a folosit stipulatio sortis
et usurarum, contractul fiind valabil deoarece putea fi folosit între peregrini şi cetăţeni.)
2. CONTRACTUL DE DEPOZIT
În triptice avem şi un contract de depozit.
Este vorba despre un depozit neregulat, iar actul nu este încheiat ad validitatem, ci este încheiat ad
probationem, adică cu scopul de a proba o obligaţie izvorâtă dintr-un alt raport juridic.
STIPULAŢIUNEA,CONTRACTE DE ÎMPRUMUT CU DOBÂNDĂ ȘI GARANȚII PERSONALE
În ceea ce priveşte stipulaţiunea, ea este utilizată în Tripticele din Transilvania pentru realizarea
operaţiunilor juridice a împrumutului cu dobândă şi a garanţiilor personale, deşi în epoca respectivă
dreptul roman crease acte speciale prin care se realizau operaţiunile juridice respective, şi anume:
 Mutuum, pentru împrumutul de consumaţiune
 Fideiusio (fideiusiunea), ca garanţie personală
3. CONTRACTE DE MUNCĂ
Prin unul dintre contractele de locaţiune din Triptice se realizează o locaţiune de servicii (locatium
operarum) în formă contractului de muncă, prin care o persoană îşi închiriază serviciile către patronul unei
mine.
În privinţa acestui contract se pune problema riscului în contract, deoarece contractul respectiv
conţine o clauză potrivit căreia muncitorul accepta să nu fie plătit pentru perioada în care nu poate
munci din cauze ce nu-i sunt imputabile.
Riscul în contract = sistemul potrivit căruia una din părţile contractante trebuie să-şi execute
obligaţia, deşi cealaltă parte contractată nu şi-o mai poate executa fără vină să.
În contractul de locaţiune de servicii, cel care ia iniţiative de a-şi închiria forţa de muncă se numeşte
locator, iar cel care închiriază forţa de muncă a altei persoane se cheamă conductor. Prin urmare, în cazul
nostru locatorul este muncitorul.
În dreptul roman vechi există regulă conform căreia riscul aparţinea locatorului (debitorul obligaţiei
imposibil de executat) – contractul sinalagmatic.În epoca clasică, această regulă se modifică, riscul fiind
asumat de conductor, care trebuie să-l plătească pe muncitor şi pentru zilele în care acesta nu poate munci
din cauze care nu-i sunt imputabile.
În Dacia, printr-o convenţie, părţile derogă de la această regulă, stabilind prin contract că riscul
este suportat de debitorul obligaţiei imposibil de executat (locator). Această deosebire faţă de dispoziţiile
23
dreptului roman, se explică prin discrepanța majoră de statut social şi economic între patronal minei şi
muncitor, muncitorul fiind obligat să accepte această clauză în contract, clauză care nu-i este favorabilă.
4. CONTRACTE DE VÂNZARE
În ceea ce priveşte unul dintre contractele de vânzare, constatăm că el are o formă diferită de cea
proprie contractului de vânzare din dreptul roman, deşi efectele pe care le produce sunt identice.
Astfel, în dreptul roman clasic, prin simplul acord de voinţă al părţilor, cu privire la obiect şi la preţ,
se năştea contractual consensual de vânzare, care avea ca efecte obligaţiile vânzătorului:
1. De a păstra şi preda lucrul
2. De a garanta pentru vicii
3. De a garanta pentru evicțiune
4. Obligaţia cumpărătorului de a plăti preţul
În Triptice, însă, pentru fiecare efect exista o clauza distincta:
1. O clauză de cumpărare
2. O clauză referitoare la preţ
3. Clauze distincte cu privire la vicii şi evicţiune
4. O declaraţie distinctă a garantului
Un alt contract de vânzare din triptice este semnat nu numai de către martori, ci şi de către părţi şi
garant.
Sub acest aspect, în dreptul roman actele erau de 2 categorii:
 Acte redactate în formă obiectivă (semnate numai de martori) – tipice perioadei de început
al dreptului roman
 Acte redactate în formă subiectivă (semnate numai de părţi) – tipice epocii clasice şi
postclasice.
Împrejurarea ca în Triptice actele sunt semnate atât de către martori, cât şi de către părţi, înseamnă
din nou o derogare de la principiilor dreptului roman sau, după alţi autori, o tranziţie de la formă
obiectivă la cea subiectivă.
Într-o altă tăbliţă cerată, operaţiunea juridică a vânzării se realizează atât prin intermediul
mancipaţiunii, cât şi prin intermediul contractuluiconsensual.
Mai mult decât atât, analizând mancipaţiunea, constatăm că aceasta este nulă, deoarece nu este
îndeplinită niciuna dintre condiţiile sale de formă, mancipaţiunea fiind un act de drept civil supus unui
formalism riguros şi excesiv.
- Unii autori au spus că ar fi o eroare de exprimare şi că părţile nu au vrut să spună
mancipaţiune, ci tradiţiune. Altfel spus, părţile au utilizat în mod greşit cuvântul
“mancipaţiune”.
24
- Alţi autori au spus că, pentru mai multă siguranţă, s-a utilizat şi mancipaţiunea şi
contractual consensual în vederea realizării aceleiaşi operaţiuni juridice, fără a putea explica,
însă, de ce părţile au folosit mancipaţiunea fără să respecte una din condiţiile sale de formă.
- Iar alţi autori au spus, pur şi simplu, că suntem în prezenţa unei bizarerii juridice.
Niciuna dintre aceste explicaţii nu poate fi luată în considerare. În explicarea acestei situaţii, trebuie
să plecăm de la faptul că în dreptul roman clasic, mancipaţiunea era un mod de dobândire a proprietăţii, iar
contractul consensual nu era un contract translativ de proprietate, ci era un contract generator de obligaţii.
Altfel spus, la romani, prin contractul consensual nu se transmitea dreptul de proprietate de la vânzător la
comparator, ci contractual doar genera obligaţia vânzătorului de a transmite cumpărătorului liniştita şi utila
posesiune a bunului (vacuam posesionem tradere) sau a proprietăţii bunului, dacă vânzătorul era chiar
proprietar, iar transmiterea, după caz, a posesiunii sau a proprietăţii de la vânzător la cumpărător, se realiza
printr-un act ulterior şi distinct de contractul de vânzare care a dat naştere acestei obligaţii.
În feudalism, contractual consensual de vânzare devine translativ de proprietate (transmite
proprietatea de la vânzător la comparator chiar în momentul realizării acordului de voinţa cu privire la
obiect şi la preţ).
Împrejurarea ca în Triptice aceeaşi operaţiune juridică se realizează atât prin vânzarea consensuală
generatoare de obligaţii, cât şi prin mancipaţiune, care este un mod de dobândire a proprietăţii, semnifică
faptul că suntem într-o perioadă de tranziţie de la contractul consensual generator de obligaţii din dreptul
roman la contractul consensual translativ de proprietate din epoca feudală.
Din cercetarea formelor şi elementelor contractelor şi a statutului juridic al persoanelor care le-au
încheiat se desprinde concluzia că ele nu sunt întru totul conforme nici dreptului civil, nici dreptului ginţilor
şi nici cutumelor locale. De aceea este greşit din start demersul ştiinţific de a încadra aceste acte într-una
dintre rânduielile juridice respective şi de a considera ca o ciudăţenie orice abatere de la prevederile unuia
dintre sistemele de drept pe care le-am invocat. Aceasta pentru simplul motiv că actele din triptice au o
fizionomie specifică, de natură a le conferi o identitate proprie, ca acte juridice de drept daco-roman.
Ele ilustrează faptul că în provincia romană Dacia, alături de sinteză lingvistică şi etnică dintre
autohtonii geto-daci şi coloniştii romani, a avut loc şi o sinteză instituţională, atât la nivelul instituţiilor
politice, cât şi la nivelul instituţiilor juridice.
Sinteza juridică daco-romană a creat un sistem de drept nou, sistemul de drept daco-roman,
care a stat la baza Legii Ţării, adică a dreptului nostru feudal nescris.

25
Organizarea sociala si normele de conduita in perioada cuprinsa
intre retragerea aureliana si sec. viii
Această perioadă coincide cu etnogeneza românească şi afirmarea obştilor săteşti sau teritoriale
ca unica formă de organizare a populaţiei daco-romane.
Contextul istoric în care s-a desfăşurat procesul etnogenezei româneşti
Retragerea aureliana a aparatului administrativ, a armatei romane, a marilor latifundiari a avut drept
consecinţă încetarea formală a dominaţiei romane asupra teritoriului fostei provinciei dace. Ea nu a
însemnat, însă, şi o retragere a fostei populaţii daco-romane, aceasta rămânând pe loc şi continuându-şi
existenţa în formă tradiţională de organizare socială a obştei săteşti sau teritorială.
Pe de altă parte, imperiul roman a continuat să manifeste un interes deosebit asupra fostei provincii
Dacia, care devine acum o zonă de protecţie, o zonă-tampon a limesului de nord al imperiului. De aceea,
până în vremea împăratului Justinian, imperiul roman şi-a menţinut o prezenţă activă la nordul Dunării şi a
exercitat un control efectiv asupra acestui teritoriu, ceea ce i-a făcut pe unii autori să vorbească despre o
adevărată recucerire a Daciei. Mai mult decât atât, Dobrogea a continuat să facă parte integrantă din
imperiul roman, ca o provincie separată, Sciţia, în cadrul diocezei Tracia.
În ceea ce priveşte popoarele migratoare care s-au perindat în spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic
începând din sec. III, ele nu au exercitat o dominaţie efectivă asupra teritoriului locuit de daco-romani, ci o
dominaţie formală, care s-a concretizat în perceperea unui tribut şi în anumite raiduri de pradă. Pe de altă
parte, aceste popoare se aflau din punct de vedere al organizării sociale în comuna primitivă şi, ca atare, ele
nu au fost în măsură să organizeze din punct de vedere politic teritoriul locuit de daco-romani.
Acesta este contextul istoric în care s-a desfăşurat procesul etnogenezei româneşti, adică al formării
poporului român şi a limbii române, proces ce a cuprins 2 etape:
 Romanizarea dacilor şi formarea populaţiei daco-romane (etapa încheiată în sec VI).
 Etapa formării poporului român ca un popor cu o identitate proprie, etapă ce a acoperit
sec VII-VIII.
În ceea ce priveşte prima etapă, trebuie să precizăm că romanizarea a început înaintea cuceririi
romane şi a continuat şi după retragerea aureliană, ea având drept rezultat formarea unei populaţii
omogene daco-romane, distinctă de populaţiile barbare şi superioară acestora prin nivelul de civilizaţie
materială şi spirituală pe care l-au atins daco-romanii.
Romanizarea reprezintă sinteza etnică dintre autohtonii geto-daci şi cuceritorii romani, însoţită de o
sinteză lingvistică şi instituţionala, atât pe planul instituţiilor politice, cât şi al instituţiilor juridice. Sinteza
lingvistică a dat naştere unei noi limbi, limba română, al cărei caracter latin este atestat încă din secolul IV
al erei noastre.

26
În paralel cu procesul romanizării, în cadrul etnogenezei româneşti s-a desfăşurat şi procesul
creştinării populaţiei daco-romane, astfel încât, spre deosebire de popoarele vecine, poporul român s-a
născut ca un popor creştin şi nu a fost creştinat ulterior. Aceasta întrucât creştinarea este o componentă a
etnogenezei româneşti, ea derulându-se încă din sec. III al erei noastre. Un argument semantic in acest sens
este existenta limbii romanesti, a sinonimiilor: ,,lege romaneasca" - ,,lege crestina" si ,,roman" - ,,crestin".
Invaziile migratoriilor nu au putut influenta procesul etnogenezei romanesti, decat in a II-a perioada a
procesului, singura influenta notabila fiind a slavilor, insa si ei u fost asimilati de catre poporul daco-roman.
Pe planul organizării sociale asistăm, după retragerea aureliană, la o decădere a vieţii urbane în
spaţiul carpato-danubiano-pontic, astfel încât populaţia daco-romana se reîntoarce la forma tradiţională de
organizare socială, de dinaintea cuceririi romane, şi anume obştea sătească sau teritorială. Existenţa şi
dezvoltarea aşezărilor rurale în teritoriul de la nordul Dunării după retragerea aureliană este ilustrată prin
bogatele descoperiri arheologice care atestă faptul că vechile aşezări rurale au fost completate cu sate noi
care se înfiinţează în această perioadă.
OBŞTEA SĂTEASCĂ SAU TERITORIALĂ
În dezvoltarea societăţii româneşti, obştea a reprezentat una dintre formele de organizare socială
care a asigurat continuitatea în spaţiul carpato-danubiano-pontic. La început, au existat obştile gentilice, iar
după apariţia statului, obştile săteşti sau teritoriale.
Obştea sătească sau teritorială prezintă trăsături comune atât cu obştea gentilică, cât şi cu statul ca
formă de organizare politică.
Cu obştea gentilică, obştea sătească are comun democratismul acestei forme de organizare socială,
iar cu statul, obştea sătească are comun criteriul teritorial de organizare a populaţiei. De aceea, obştea
sătească sau teritorială şi-a putut continua existenţa atât în perimetrul unei organizări politice, cât şi în afara
acesteia.
Sub aspect terminologic, în limba română s-au păstrat 2 termeni pentru desemnarea obştilor săteşti
sau teritoriale:
 Termenul de sat (fossatum lat.)
 Termenul de cătun (de sorginte tracă)
CARACTERELE OBŞTII SĂTEŞTI SAU TERITORIALE
1. Aşa cum îi arată şi numele, obştea sătească are un caracter teritorial.
Ea este o asociaţie de gospodarii familiale, unite pe baza unui teritoriu stăpânit în comun.
Termenul care desemnează acest teritoriu stăpânit în comun este termenul de moşie (de sorginte
tracă), care are semnificaţia de proprietate. Pentru partea care revine fiecărui membru al obştii se utilizează

27
un termen din aceeaşi familie de cuvinte, şi anume termenul de “moşi”, alături de care în limba română a
pătruns şi termenul de “bătrân”, care este de sorginte latină (veteranus).
Pătrunderea slavilor şi aşezarea lor la sudul Dunării a determinat apariţia în limba română şi a unor
dublete de sorginte slavă:
 Ocină
 Baştină
 Dedină
Toate aceste dublete au un sens restrâns, acela de proprietate ereditară (moştenită).
2. Altă caracteristică a obştilor săteşti este caracterul agrar şi pastoral.
Acesta este dat de îndeletnicirile populaţiei daco-romane. În mod corespunzător, teritoriul obştilor
teritoriale era împărţit în 2 categorii:
 câmpul (teritoriul destinat agriculturii)
 păşunea (teritoriul destinat paşterii animalelor)
Cea mai mare parte a obştii se îndeletnicea cu agricultura, iar în număr restrâns se ocupau cu
păstoritul turmelor comune ale obştii într-o formă pastorală specific românească, şi anume transhumanța.
ORGANIZAREA OBŞTII SĂTEŞTI (TERITORIALE)
Fiind o comunitate de muncă, obştea se organizează în vederea desfăşurării în condiţii optime a
principalelor îndeletniciri ale membrilor săi (agricultură şi păstoritul).
Nu cunoaştem în mod direct organizarea obştilor săteşti sau teritoriale în perioada cuprinsă între
retragerea aureliana şi sec. VIII, dar o putem deduce în mod indirect dintr-o serie de documente scrise
ulterior formării statelor româneşti de sine stătătoare, precum şi din examinarea sociologică a unor forme de
obşti care au supravieţuit până în epoca modernă. Cert este că, în perioada pe care o avem în vedere, obştea
sătească sau teritorială avea un caracter arhaic. La nivelul obştii nu existau stratificări sociale de natură
de a asigura un statut privilegiat unora dintre membrii săi.
ORGANELE DE CONDUCERE ALE OBŞTII
 Adunarea Generală
 Sfatul oamenilor buni şi bătrâni
 Aleşii oamenilor
Adunarea Generală cuprindea pe toţi oamenii majori ai obştii, majoratul fiind stabilit fie în raport
cu vârsta, fie în raport cu căsătoria. Adunarea generală se numea tot “obşte” şi se ţinea la casa obştii, iar în
zilele de sărbătoare la biserică, fiind convocata prin viu grai.
Adunarea generală avea competență generală cu privire la toate problemele de interes major ale
obştii, sens în care decidea cu privire la patrimoniul obştii, la organizarea muncii în comun, rezolva

28
conflictele dintre membrii obştii, aproba transferul de bunuri şi încheierea diverselor înţelegeri între
membrii obştii şi, totodată, se preocupă de organizarea cultului religios şi de întreţinerea bisericii satului
respectiv.
Sfatul oamenilor buni şi bătrâni cuprindea pe cei mai de bază, cei mai respectaţi oameni ai obştii,
având atribuţiuni judiciare.
Aleşii obştii erau persoane împuternicite cu exercitarea unor atribuţiuni specifice, fiind
semnificativ faptul că denumirile lor sunt asemănătoare cu denumirile viitoarelor dregătorii din statul
feudal, ceea ce atestă continuitatea poporului român.
Dintre aleşii obştii cei mai importanţi erau:
 Vornicul, care strângea contribuţiile obştii la fondul comun al acesteia
 Postelnicul, care avea în grijă biserica satului
 Logofătul, ştiutor de carte care scria actele obştii
 Judele – şeful militar al satului, care avea şi atribuţiuni judiciare. Această denumire vine de
la duumviri jure dicundo şi quatorviri jure dicundo
Aleşii obştii erau numiţi şi revocaţi de Adunarea Generală a obştii, care le stabilea atribuţiile şi le
supraveghea activitatea, astfel încât funcţiile lor nu puteau fi permanentizate sau transmise cu titlu ereditar
şi nici nu le puteau asigura un statut privilegiat în raport cu ceilalţi membrii ai obştii.
Obştea sătească sau teritorială reprezintă cea mai simplă formă de organizare teritorială a
populaţiei daco-romane, ceea ce nu exclude existenţa unei forme de organizare sociale mai vaste sub aspect
teritorial.
Este vorba despre uniunile sau confederaţiile de obşti, denumite şi obşti de obşti. Acestea se
organizau din necesitatea utilizării mai judicioase din punct de vedere economic a unui anumit teritoriu
(spre exemplu, versantul unui munte sau valea unui rău), sau din necesităţi de natură militară (pentru o mai
buna organizare împotriva atacurilor popoarelor migratoare).
Unele dintre aceste uniuni de obşti sau confederaţii de obşti au evoluat spre forme superioare de
organizare socială, de natură politică (formaţiunile prestatale de tip feudal) care au dat naştere mai târziu
statelor feudale de sine stătătoare. Alte confederaţii de obşti, însă, s-au menţinut sub această formă şi
după întemeiere.
Uniunea de obşti avea un organ suprem de conducere – Marele Sfat – alcătuit din reprezentaţii
obştilor componente şi care avea ca principale atribuţiuni:
 rezolvarea problemelor patrimoniale comune
 soluţionarea litigiilor dintre obşti
 stabilirea contribuţiei acestora la fondul comun al federaţiei

29
 organizarea apărării în comun a obştilor
Problemele interne ale fiecărei obşti continuau, însă, să fie soluţionate de către organele proprii de
conducere ale acestora.
NORMELE DE CONDUITĂ ÎN CADRUL OBŞTILOR SĂTEŞTI SAU TERITORIALE
Întrucât obştea este o comunitate de muncă, normele fundamentale ale obştii s-au statornicit în
legătură cu obiectul muncii şi modul de stăpânire al acestuia.
O altă categorie fundamentală de norme de conduită o reprezintă normele care asigura egalitatea
tuturor membrilor obştii determinată de participarea tuturor la procesul muncii, acesta fiind unul care se
desfăşura în comun.
NORMELE REFERITOARE LA PROPRIETATE
Prima categorie de norme de conduită se referă la normele de proprietate (sensul economic, care se
referă la bunurile care formează obiectul dreptului de proprietate).
Stăpânirea exercitată de membrii obştii asupra terenurilor aflate în hotarul obştii îmbrăca două
forme:
 Stăpânire comună devălmaşă
 Stăpânire personală sau individuală
Aceste două forme de stăpânire nu sunt forme de proprietate în sens juridic, ci sunt forme de
apropriere a folosinţei bunurilor.
Se aflau în stăpânire comună devălmaşă:
- pădurile
- păşunile
- islazurile
- apele
- turmele comune
- fondul de rezervă pentru anii cu recolta slabă
- moara satului
- bogăţiile subsolului
Un corolar al acestei stăpâniri devălmaşe asupra terenurilor respective era imposibilitatea
membrilor obştii de a înstrăina părţi din hotarul obştii în vederea asigurării unităţii şi integrităţii obştii
respective.
La baza stăpânirii personale sau individuale stătea munca depusă de fiecare membru al obştii
pentru amenajarea unui bun care mai înainte se aflase în stăpânire devălmaşă. Munca respectivă încorporată
în bun cu ocazia amenajării sale îi conferea acestuia o valoare economică nouă.

30
Prima desprindere din fondul devălmaş a fost, ca şi la romani, locul de casă şi grădină,
heredium, iar semnul distinctiv al trecerii acestui teren din stăpânire comună în stăpânire individuală îl
reprezintă gardul. Au urmat, însă, şi alte treceri ale unor alte terenuri din stăpânire comună în stăpânire
individuală, anume câmpul de cultură (adică terenul destinat agriculturii), denumit şi ţărână.
Acest teren era împărţit în loturi atribuite familiilor din obşte prin tragere la sorţi, însă nu ca în
vechiul sistem geto-dac anual, ci odată pentru totdeauna. Terenurile respective se mai numeau şi loturi-
matcă, întrucât dădeau posibilitatea celor care le stăpâneau să utilizeze şi celelalte terenuri aflate în hotarul
obştii şi care, până la momentul respectiv, se aflau în stăpânirea devălmaşă a membrilor obştii.
Procesul de desprindere a unor terenuri din stăpânire comună devălmașă şi trecerea lor în stăpânirea
personală a continuat prin defrişări ale unor terenuri utilizate anterior ca păşuni sau ale unor terenuri cu
vegetaţie forestieră. Prin amenajare, aceste terenuri devin agricole şi intră în stăpânirea individuală a acelor
membri ai obştii care le-au amenajat. Ele se numesc stăpâniri locurești. Trecerea tuturor terenurilor din
stăpânire comună în stăpânire individuală se făcea, însă, cu aprobarea membrilor obştii, în speţă, a Adunării
Generale, obştea continuând să exercite un drept superior de supraveghere şi control asupra tuturor
teritoriilor aflate în hotarul său.
NORMELE CARE REGLEMENTEAZĂ RELAȚIILE DE MUNCĂ
 Regulile care vizau repartizarea câmpului de cultură între membrii obștii.
 Stabilirea felului culturii pentru fiecare lot.
 Regulile care vizau timpul de desfășurare a diferitelor activități în agricultură și cele care vizau
distribuirea produselor pentru consumul personal al membrilor obștii şi pentru acel fond de
rezervă utilizat în anii cu recoltă slabă.
 Reguli de conduită care reglementau activitatea de păstorit: pornirea turmelor, împărțirea
produselor turmelor comune ale obștii, stabilirea locurilor și a perioadelor de pășunat.
În afara activităților desfășurate în comun, la nivelul obştei, au apărut activități ce implicau o
anumită specializare și cărora li se dedicau doar unii dintre membrii obștii, cum ar fi activitățile
meșteșugărești. Produsele obținute în urma acestor activități reveneau celor care le confecționaseră potrivit
principiului specializării muncii.
NORME REFERITOARE LA STATUTUL PERSOANELOR
În această materie, principiul fundamental era acela al egalității tuturor membrilor obștii, egalitate
izvorâtă din stăpânirea devălmașă asupra pământului, precum și din exercitarea muncii în comun.
Împrejurarea că unii din membrii obștii erau învestiți cu anumite atribuțiuni executive nu înseamnă
o încălcare a principiului egalității la nivelul obștii, întrucât, evidențierea acestor persoane se realiza
exclusiv pe baza calităților lor: experiența de viață, vitejie, înțelepciune, etc.

31
NORMELE REFERITOARE LA FAMILIE, SUCCESIUNI, OBLIGAȚIUNI
În perioada obștii arhaice, familia era structurată în familii mici compuse din părinți și copii, iar la
nivelul ei funcționa principiul egalității în drepturi, din care derivă obligațiile reciproce de întreținere între
părinți și copii, precum și între soţi și, totodată, egalitatea soților în ceea ce privește exercitarea puterii
părintești asupra copiilor.
Căsătoria se încheia prin liberul consimțământ al soților însoțit de binecuvântarea religioasă, iar
divorțul era admis la cererea oricăruia dintre soți, între aceștia existând deplină egalitate în privința
motivelor de divorț pe care le puteau invoca.
În ceea ce priveşte materia succesiunilor:
 descendenții aveau întreaga vocație succesorală
 era recunoscut și dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor
În materia obligațiilor, toți membrii obștii aveau deplină capacitate de a încheia convenții, acestea
fiind libere de forme, spre deosebire de caracterul formalist al contractelor din dreptul roman.
Cele mai utilizate convenții erau: vânzarea-care sub influența dreptului bizantin devine consensuală
translativă de proprietate, precum și schimbul, dat fiind caracterul economiei în acea epocă.
NORMELE REFERITOARE LA RĂSPUNDEREA MEMBRILOR OBȘTII ȘI
PROCEDURA DE JUDECARE
Solidaritatea obștii se manifestă pe planul răspunderii în interiorul obștii, cât și în raporturile cu
obștile învecinate. Tot în materia răspunderii se mai aplicau și legea talionului și sistemul compozițiunii
voluntare.
În materie procedurală existau aceleași instanțe, atât pentru soluționarea pricinilor civile, cât și
pentru soluționarea pricinilor penale, și anume: judele, precum și sfatul oamenilor buni și bătrâni- instanțe
care trebuiau să aplice sancțiuni membrilor obștii, mergând până la excluderea celor vinovați din
obște/comunitate.
În ceea ce privește sistemul probator, încă din această epocă apar unele probe fundamentale pentru
practica juridică românească, cum ar fi: jurământul cu brazda și proba cu jurătorii.

aparitia primelor formatiuni politice feudale romanesti si formarea


statelor feudale romanesti de sine statatoare
FORMAREA RELAȚIILOR DE PRODUCȚIE FEUDALĂ ȘI APARIȚIA CLASELOR
SOCIALE SPECIFICE FEUDALISMULUI
Încheierea în sec. VIII a etnogenezei poporului românesc a dus la afirmarea poporului român din
punct de vedere etnic, ca un popor cu o identitate proprie care folosea apelativul "român" pentru a se

32
desemna, apelativ justificat atât prin tradiția coloniștilor romani, cât și prin tradiția autohtonilor geto-daci,
ca locuitori ai unor ținuturi care făcuseră parte odinioară din Imperiul Roman.
Este semnificativ faptul că celelalte popoare îi denumeau pe romani prin apelativele "olahi”,
„valahi”, „volohi", apelative prin care aceste popoare îi desemnau pe foștii locuitori ai Imperiului Roman,
ceea ce înseamnă o recunoaștere implicită a caracterului romanic al poporului român.
FEUDALISMUL TIMPURIU (SEC. IX-XIV)
În perioada feudalismului timpuriu (între secolele IX-XIV), la nivelul obștilor sătești au avut loc o
serie de transformări de natură economică și socială care au dus la formarea relațiilor de producție de tip
feudal.
Este vorba despre dezvoltarea forțelor de producție și a producției:
 prin extinderea suprafețelor cultivate
 prin perfecționarea uneltelor de muncă
 prin dezvoltarea meșteșugurilor
 prin apariția și dezvoltarea circulației monetare
Toate acestea au permis că unii dintre membrii obștii, și cu precădere aleșii obștii, să acumuleze
treptat, profitând de poziția lor, suprafețe mari de terenuri la nivelul obștilor sătești sau teritoriale, ajungând
în final să devină proprietarii obștilor și să-i aducă pe ceilalți membrii ai obștii sărăciți într-o stare de
dependență.
Apariția și adâncirea inegalităților sociale la nivelul obștii a dus la formarea claselor și categoriilor
sociale specifice feudalismului, precum și a relațiilor de producție de tip feudal. Existența acestor noi
realități sociale este oglindită și documentar, într-unul din cele mai importante documente ale
feudalismului- Diploma Cavalerilor Ioaniți1247. În acest document, ca și în altele asemănătoare, se
vorbește despre existența unor majores terrae(mai mari ai pământurilor). Este vorba despre nobilimea
feudală aflată în plin proces de formare.
La polul opus al societății se aflau rusticii valahi(țăranii dependenți), cei care își pierduseră
pământul și trebuie să intre în stare de dependența de tip feudal.
Relațiile dintre cele 2 clase (nobili feudali și valahii rustici) de natură juridică, reglementate de
Legea Țării, au în conținutul lor obligații pe care țăranii dependenți le au față de stăpânii feudali-rusticii
valahi erau ținuți să îndeplinească pentru maiores terrae venituri, foloase și slujbe (cele 3 forme ale rentei
de tip feudal: renta în bani, renta în produse, renta în muncă).
APARIȚIA FORMAȚIUNILOR PRESTATALE DE TIP FEUDAL
Formarea relațiilor de producție de tip feudal și apariția claselor sociale specifice feudalismului, la
nivelul obștilor, au dus mai departe la apariția formațiunilor prestatale de tip feudal.

33
Ele s-au constituit pe întregul teritoriu locuit de români începând din secolul IX, și sunt desemnate
prin termenul de țară(latinesc) şi termenul de câmpulung, termeni prin care anterior fuseseră desemnate
uniunile de obști sau confederațiile de obști.
Termenul de "țară"
Limba română este singura limbă romanică în care termenul de țară nu a intrat cu sensul material de
pământ (în franceză terre = pământ), ci înseamnă formațiune politică. Chiar și atunci când are un sens
subsidiar de pământ, referirea este la teritoriul unei formațiuni politice, deci același înțeles de formațiune
politică.
Acest termen de țară se completează cu diverși alți termeni care identifică diferitele formațiuni
prestatale în funcție de anumite criterii:
1) Criteriul geografic- ex Tara Hategului

➢ Denumirile tarilor care cuprind termeni toponimici sau hidronimici atesta vechimea si

continuitatea popoarelor romanesti pe teritoriile respective.


2) Criteriul etnic- ex Tera Vlahorum= tara valahilor

➢ Denumirile cu caracter etnic sunt date de populatiile straine si au si ele o semnificatie

deosebita in sensul ca ele confirma incheierea procesului etnogenezei si formarea unui popor cu o
identitate proprie.
3) Criteriul etno-geografic (o combinatie a primelor) ex Tara Brodnicilor= tara locuitorilor de
la vaduri
4) Criteriul conducatorului- ex Tara lui Litovoi/ Menumorut

➢ Denumirile care fac referire la persoana conducatorului sunt si ele semnificative, deoarece

oglindesc depasirea stadiului de organizare sociala in obsti si uniuni de obsti si trecerea la


organizarea politica de tip feudal.

➢ In afara de termenul latin de tara, in limba romana exista si un alt termen originar si anume

termenul de „jupă”, de sorginte traca, de la care vine si jupan, cu care erau desemnati marii feudali in epoca
imediat urmatoare statelor feudale romanesti de sine statatoare.

➢In afara acestor termeni originari, au patruns si dublete de origine germanica sau slava, si anume

termenul de „cnezat” si termenul de „voievodat”. Datorita acestor dublete existente in vocabularul limbii
romane, unii autori au considerat in mod gresit ca institutiile respective nu sunt romanesti, ci sunt de origine
germanica, respectiv slava, insa, aceasta teza nu poate fi acceptata, intrucat comparand ierarhia feudala

34
romaneasca cu ierarhia feudala slava constatam ca institutiile respective au un continut si o fizionomie total
difera la români fata de slavi.

➢In ierarhia feudala slava, termenul de cneaz este sinonim cu termenul de principe, iar termenul de

voievod este sinonim cu termenul de duce. Voievodul este subordonat cneazului la slav si nu are atributiuni
judiciare. La români este exact invers. Voievodul este mai mare peste o confederatie de cneji si continua pe
un plan superior atributiile judiciare ale cnejilor.

➢ Aceste cnezate, voievodate si tari nu sunt formatiuni sociale de tipul obstilor, ci sunt formatiuni

statale, politice, avand un aparat politico-administrativ si militar corespunzator.

➢Dezvoltarea fortelor de productie si a relatiilor de tip feudal au dus la intarirea puterii economice

si militare a acestor cnezate, voievodate si tari, context in care feudalii români caută sa nu mai imparta cu
feudalii straini, ai caror vasali erau, veniturile feudelor lor, iar aceasta pozitie era spirijinita chiar si de
taranimea dependenta, intrucat taranii dependenti nu agreau dubla exploatare sociala, din partea feudalilor
straini si a celor români.

➢Ca atare, se declanseaza lupta feudalilor români pt iesirea de sub dominatia straina prin crearea de

formatiuni mai ample, proces care a dus la formarea statelor feudale romanesti de sine statatoare.

➢In legatura cu acest proces, in literatura de specialitate au fost emise mai multe teorii:

o una din acestea fiind teoria descalecatului,


o cealalta fiind teoria drumurilor comerciale.

➢ Niciuna dintre aceste teorii nu poate fi primita, pt ca prima este o varianta a teoriei violentei in

istorie, care exagereaza importanta factorului subiectiv uman si neglijeaza importanta factorului obiectiv,
material Cea de-a doua acorda importanta unui factor intern, comertul, dar care nu este fundamental, ci este
derivat, intrucat schimbul de marfuri este subordonat produsului de marfuri.

➢ Cel care a sesizat clar factorii care au determinta formarea statelor feudale romanesti de sine

statatoare este Nicolae Balcescu. Acesta spunea ca niste stapani de state asa mici precum Fagarasul sau
Maramuresul nu puteau avea destula putere spre a cuprinde asemenea provincii(tara romaneasca, moldova).

➢Tot el spunea, ca o concluzie, ca feudalitatea nu se putu introduce in aceste tari cu acesti domni,

Negru Voda si Dragos. Prin urmare, formarea statelor românesti de sine statatoare este rezultatul unui
proces intern de feudalizare, de formare a relatiilr sociale de productie de tip feudal.

Legea tarii

35
FORMAREA LEGII ȚĂRII - FORMAREA DREPTULUI FEUDAL NESCRIS
În epoca cuprinsă între sec. IV-VIII, la nivelul obștilor și confederațiilor de obști a existat un sistem
de reguli de conduită care reglementau relațiile sociale, norme ce nu aveau un caracter juridic, nu aveau un
caracter de clasă, reprezentau cererile generale ale membrilor obștii, iar asigurarea respectării lor se realiza
de către organele de conducere ale obștii, prin aplicarea unor sancțiuni obștești.
Transformarea acestor norme sociale în norme juridice a presupus întrunirea cumulativă a două
condiții:
1. Aceste norme dobândesc un conținut de clasă, pe fondul stratificării sociale de tip feudal.
2. Aceste norme sunt învestite cu o sancțiune statală, adică asigurarea respectării lor se realizează
de către un aparat de constrângere al statului.
Aceste doua trasaturi caracteristice s-au conturat ca rezultat al stratificarii sociale si formarii
aparatului coercitiv al statului, menit sa asigure respectarea normelor de drept. Transformarea normelor
sociale de la nivelul obstilor satesti la nivelul juridic a fost surprinsa de marele istoric Nicolae Iorga ce a
denumit sistemul de norme de drept de la nivelul obstilor cu sintagma drept popular propriu comunitatilor
satesti libere.
Apar:
 noi norme de conduită corespunzătoare noilor realități economice și sociale, norme care
reglementează privilegiile nobilimii, obligațiile țăranilor dependenți, sistemul relațiilor feudale
de vasalitate.
 nouă organizare politică a societățiicaracterul ereditar al instituției cnezatului și caracterul
electiv al institutiei voievodatului și apoi electivo-ereditar al instituției domniei.
În ceea ce privește forma, aceste norme juridice apărute, sunt obiceiuri sau cutume, formând ceea
ce Dimitrie Cantemir numește jus non scriptum.
Cunoașterea acestor cutume juridice, care alcătuiesc laolaltă Legea Țării sau dreptul nostru feudal
nescris, este posibilă pe baza dovezilor scrise: interne și externe, din perioada în care acest sistem de drept a
fost în vigoare.
În ceea ce privește sursele interne, cele mai importante sunt hrisoavele domneşti(actele emise de
cancelaria domnească, care se dau pe bază și în aplicarea dispozițiilor legilor țării).
În ceea ce privește sursele externe, ele sunt documentele emise de cancelariile celorlalte țări, care
vorbesc despre existența dreptului românesc. Denumirile utilizate de aceste cancelarii străine, arătând că
popoarele vecine, referindu-se la dreptul nostru obișnuielnic, îl concepeau ca pe un drept cu caracter
personal. Spre pildă, în documentele cancelariei maghiare, Legea Țării este denumită prin sintagma Jus
Valahicum, voloschizohon (documentele cancelariei polone), zaconvlaski (documentele cancelariei
sarbe),.

36
Spre deosebire de străini, românii au desemnat dreptul lor obișnuielnic prin sintagma "Legea Țării",
întrucât în conștiința poporului român, acest sistem era socotit că un drept vechi care există încă din
momentul formării țării, adică al statului. Așadar, românii își desemnează propriul lor sistem de drept,
privindu-l ca pe un drept teritorial. De aceea nu este corect să folosim sintagma Jus Valahicum, ci trebuie să
folosim sintagma Legea Țării.
Până la apariția dreptului feudal scris, adică până la apariția pravilelor bisericești și apoi a pravilelor
laice, Legea Țării a fost singurul izvor de drept. Chiar și după apariția dreptului feudal scris, ea a rămas
multă vreme, ceea ce numim noi dreptul comun în toate materiile, adică, atunci când în pravile pentru o
speță anume, nu există o reglementare se aplicau dispozițiile Legii Țării, asta înseamnă că Legea Țării este
dreptul comun.
Legea Țării a cunoscut o evoluție istorică în mai multe etape:
In cadrul procesului istoric de formare a Legii Tarii pot fi decelate urmatoarele etape :
• sec.4-9 (cand Legea Tarii cuprinde numai norme de conduita fara caracter juridic ale
obstilor satesti)
• sec. 9-14 (cand aceste norme devin norme de drept, intregindu-se cu norme juridice noi
relative la organizarea formatiunilor prestatale de tip feudal, la relatiile dintre aceste entitati si
supusii lor, precum si la relatiile de exploatare dintre nobilii feudali si taranii independenti)
• dupa formarea statelor feudale romanesti de sine statatoare (cand Legea Tarii „devine
sistem de drept atotcuprinzator, incluzand intraga materie a dreptului public si privat)
TRĂSĂTURILE LEGII ȚĂRII
1. Legea Țării are un caracter unitar.
Unitatea sa de conținut este dată de faptul că aceleași condiții economice și sociale au existat pe
întregul teritoriu locuit de români și au generat în cadrul formelor de organizare, obștile săteşti sau
teritoriale, o reglementare unitară. Semnificativă în acest sens este sintagma Legea Țării comună pentru
desemnarea dreptului nostru feudal nescris în toate teritoriile locuite de români.
2. În al doilea rând, Legea Țării are un caracter teritorialsau imobiliar, așa cum rezultă chiar din
denumirea ei, adică este legea unei țări, adică al unui teritoriu organizat din punct de vedere politic.
Acest caracter este consecința firească a caracterului sedentar al poporului român și deosebește net
Legea Țării de dreptul popoarelor migratoare care este un drept personal. Caracterul teritorial al Legii
Țării este susținut și de faptul că instituția fundamentală a sistemului nostru de drept feudal nescris este
instituția proprietății, și cu precădere, a proprietății asupra pământului. Legea Țării nu face decât să
preia dreptul aplicat în provincia romană Dacia, unde instituția fundamentală este instituția proprietății.
3. Al treilea caracter este caracterul său original.

37
Este o creație originală a poporului român care are la bază sinteza juridică daco-roman. Influențele
străine asupra dreptului nostru obișnuielnic nu au afectat fondul reglementării, adică nu sunt influențe
de fond, de conținut, ele s-au manifestat pe planul terminologiei, în sensul că, în unele cazuri, termenii
originari de sorginte latină și tracă au fost dublați de termeni preluați de la unele popoare, în special de
la slavi.

Organizarea sociala si politica a principatelor romane in epoca


feudalismului dezvoltat
INSTITUŢIILE LEGII ŢĂRII
I. INSTITUŢIILE DE DREPT PUBLIC ALE LEGII ŢĂRII
1. MOLDOVA SI TARA ROMANEASCA
Privesc organizarea de stat a statelor feudale româneşti în epoca feudalismului dezvoltat.
Organele centrale erau în număr de trei:
 Domnul
 Sfatul domnesc
 Dregătoria
DOMNUL
- organul suprem al puterii de stat
- vârful ierarhiei feudale în cadrul sistemului relaţiilor feudale de vasalitate
Domnia
Este o instituţie românească originală, care a apărut în strânsă legătură cu formarea statelor feudale
romaneşti de sine stătătoare ca o treaptă superioară de evoluţie a formaţiunilor prestatale de tip feudal din
epoca feudalismului timpuriu. De aceea, instituţia domniei nu are un corespondent în statele vecine, iar
termenul care o desemnează este de sorginte latină (domnus = stăpân).
Potrivit concepţiei feudale, titlul de domn înseamnă conducătorul unui stat independent (al unui
stat care nu recunoaşte o autoritate superioară).
Instituţia domniei a ajuns la deplia sa cristalizare prin preluarea unor tradiţii formate în cadrul
cnezatelor, voievodatelor, ţărilor şi prin asimilarea unor trăsături ale monarhiei bizantine, care păstrau
amintirea organizării politice romane, aveau ca fundament ideologic creştinismul ortodox şi conţineau
premisele necesare pentru centralizarea puterii de stat şi apărarea independenţei statului.
Domnii purtau în continuare şi titulatura de « mare voievod », care sublinia legătura cu epoca
anterioară, iar în această calitate domnul era comandantul suprem al armatei şi judecătorul suprem. Dar,
în plus, el este şi « domn » adică stăpânul ţării în sens teritorial.

38
În calitatea sa de şef al statului, domnul exercita o serie de atribuţiuni de ordin politico-
administrativ, militar, legislativ şi judecătoresc, atribuţiuni care erau îngrădite pe de o parte de dispoziţiile
Legii Ţării, iar pe de altă parte de rolul jucat de marii boieri în conducerea statului feudal, cel puţin în
primele decenii după întemeiere.
Atribuţiile domnului
Pe plan politico-administrativ, domnul exercita următoarelor atribuţiuni:
1. Stabilea împărţirea politico-administrativă a ţării
2. Stabilea modul de încasare a dărilor şi efectuarea celorlalte prestaţii către domnie
3. Îi numea şi reloca pe dregători
4. Bătea moneda
5. Exercită tutela asupra Bisericii, având dreptul de a-i confirma pe Mitropolitul ţării, pe
episcopi şi pe egumeni
6. Încheia tratatele de alianţă sau tratatele comerciale cu alte state
7. Declară starea de război sau de pace
Pe plan militar domnul conducea armata în calitate de comandant suprem. La început, rolul său se
limita la coordonarea în lupta a steagurilor marilor boieri. Ulterior, el devine comandantul «oștii celei
mici», o armată proprie a domnului compusă din slujbaşi ai Curţii domneşti, dregători şi vasalii săi direcţi,
iar apoi el este comandantul « oștii celei mari », compusă din toţi bărbaţii capabili să poarte arme, inclusiv
din ţăranii dependenţi.
Pe plan judiciar
1. Domnul era judecătorul suprem al tuturor supuşilor, putând pronunţa pedeapsa cu
moartea şi confiscarea averii.
2. Domnul putea să delege atribuţiile sale jurisdicţionale dregătorilor (slujbaşilor domneşti)
sau putea să le acorde boierilor şi mănăstirilor atunci când investea domeniile acestora cu
imunităţi feudale.
3. Hotărârile judecătoreşti pronunţate de domn se bucurau de forţă juridică (autoritate de
lucru judecat) doar pe timpul vieţii acestuia. Domnii următori puteau rejudeca procesele
şi modifica hotărârile pronunţate de domnii anteriori.
4. De regulă, domnul judeca împreună cu Sfatul Domnesc.
Pe plan legislativvoinţa domnului era considerată lege, iar activitatea de legiferare îmbrăca forma
hrisoavelor legislative, care cuprindeau norme cu caracter general, dar care au apărut relativ târziu (la
sfârşitul sec. XVI).

39
Din examinarea atribuţiilor domnului, rezultă că aceasta instituţie se caracterizează printr-o
confuziune de atribuţii, pe care domnul le deţine în cele mai variate domenii ale vieţii de stat.
Sistemul succesiunii la tron
În ceea ce priveşte sistemul succesiunii la tron, Legea Ţării consacră un sistem profund original, şi
anume sistemul mixt electivo-ereditar. Acest sistem are o străveche tradiţie la romani.
Latura electivă a fost întotdeauna practicată la nivelul obştilor săteşti sau teritoriale, unde ştim că
aleşii obştei erau desemnaţi de Adunarea Generală a Obştii. Această latură electivă a continuat şi în epoca
feudalismului timpuriu, unde, la nivelul formaţiunilor feudale de tip prestatal, voievodul era ales de către
Adunarea Cnejilor.
Latura ereditară s-a afirmat şi ea încă de la nivelul obştilor săteşti sau teritoriale, prin tendinţa
aleşilor obştii de a îşi transmite funcţiile cu titlu ereditar. Această tendinţă s-a dezvoltat în timpul
feudalismului timpuriu la nivelul cnezatelor, instituţie care dobândeşte un caracter ereditar.
Din îmbinarea celor 2 principii a rezultat acest sistem mixt electivo-ereditar, potrivit căruia pentru a
fi ales domn o persoană trebuia să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 să fie « din os domnesc » (Gr. Ureche) = rudă legitimă sau nelegitima pe linie directă sau
colaterala până la orice grad cu oricare dintre domnii anteriori
 să fie roman creştin-ortodox
 să nu fie însemnat fiziceşte
Procedura alegerii domnului urma 2 etape
• Învestitura
o Consta in alegerea facuta de țară, însă prin tara intelegem doar pe boieri, inaltul cler si
conducatorii/ comandantii militari. Oamenii de rand nu aveau niciun rol.
• Încoronarea
o Ceremonia oficiala insotita de aclamatii amintind de investirea in functie a magistratilor
romani
Sistemul electivo-ereditar era considerat legiuit, pentru ca el este consacrat de dreptul nostru
feudal nescris. Ca atare, persoanele care accedeau la tron potrivit acestui sistem erau considerati
Domni din mila lui Dumnezeu sau Unsii lui Dumnezeu. Dimpotriva, persoanele care ajungeau la
tron cu incalcarea regulilor revazute de sist electivo-ereditar erau considerati uzurpatori, fiind
denumiti in mod peiorativ domnisori.
In cadrul functionarii sistemului electivo-ereditar s-au constituit anumite mijloace de influentare, fie
a laturii elective, fie a laturii ereditare, si anume:

40
 recomandarea pe care domnul in functie o adresa adunarii starilor feudale spre
sfarsitul vietii pentru ca persoana indicata de el sa fie aleasa ca domn,
 iar latura ereditara era influentata prin asocierea la tron a unuia dintre fii, pentru a
restrange cercul uneori prea larg al rudelor cu vocatie la domnie.
Instituţia regenței
Legea Ţării consacră şi instituţia regentei, care funcţiona pe timpul minorităţii domnului, regența
fiind asigurată de mama acestuia şi de unul dintre marii boieri.
Sistemul electivo-ereditar prezintă anumite avantaje, dar şi unele inconveniențe față de principiul
primogeniturii.
Prezintă avantajul că el permite accesul pe tron al unor rude mai îndepărtate, dar cu reale calităţi de
conducător în detrimentul unor rude mai apropiate nevârstnice sau incapabile de a conduce.
Sistemul electivo-ereditar prezintă, însă, şi inconvenientul căcercul celor îndreptăţiţi să aspire la
tron este foarte larg, ceea ce nu de puţine ori a generat lupte interne pentru tron intre diferiţii pretendenţi,
fiecare dintre ei fiind sprijinit de o facţiune boierească, iar unii dintre ei cerând şi ajutorul unor puteri
străine.
Aceste lupte interne pentru tron au slăbit ţările romane şi au favorizat instaurarea dominaţiei
otomane.
După instaurarea dominaţiei otomane, pe fondul stingerii vechilor familii domnitoare, puterea
marilor boieri a crescut atât de mult încât ei au reuşit să impună pe tron elemente devotate intereselor lor,
ajungând până într-acolo încât condiţionau alegerea de acceptarea de către viitorul domn a unor
angajamente scrise de respectare a privilegiilor boiereşti, angajamente pe care cronicarul Miron Costin le
denumeşte tocmeală sau legătură.
Treptat, alegerea devine formală, pe primul plan trecând investitura acordată de sultan, deşi în
capitulaţiile încheiate de Ţările Romane cu Înalta Poarta se prevedea ca domnul urma să fie ales potrivit
Legii Ţării (potrivit sistemului tradiţional electivo-ereditar) şi doar confirmat de către Sultan. Dar
Imperiul Otoman a încălcat aceste capitulaţii, punând pe primul plan confirmarea, care de multe ori
acoperea viciul juridic al unei alegeri efectuată cu încălcarea dispoziţiilor Legii Ţării. (Spre pildă, au fost
aleşi domni care nu erau din os domnesc sau care nu erau creștin-ortodocși sau care erau însemnaţi
fiziceşte.)
În final, spre sfârşitul feudalismului şi mai ales în epoca regimului turco- fanariot, s-a ajuns la
numirea directă a domnilor de către Sultan.
SFATUL DOMNESC

41
- Este un organ central al statului feudal, funcţionând pe lângă domn şi prin intermediul
căruia se realizează participarea marilor boieri la conducerea statului feudal.
- Sfatul domnesc este alcătuit din reprezentanţii marilor boieri şi ai înaltului cler.
- El este convocat la datele şi în locurile fixate de domn şi prezidat de către acesta.
- Numărul membrilor sfatului domnesc este cuprins între 12 şi 25.
Principalele atribuţii ale Sfatului Domnesc
1. Întărirea, alături de domn, a tuturor actelor de transfer, având ca obiect proprietatea
feudală, garantând respectarea drepturilor şi a obligaţiilor izvorâte din actul respectiv.
2. Asistarea domnului la judecarea proceselor, Sfatul dându-şi părerea cu privirea la fondul
pricinii şi acordul cu privire la soluţia pronunţată de către domn.
3. Sfatul Domnesc garanta, împreună cu domnul, respectarea actelor externe, în special a
tratelor de vasalitate.
4. Îl consilia pe domn în toate problemele vieţii de stat în care era consultat.
Din examinarea atribuţiilor Sfatului Domnesc rezultă că acesta este un organ de stat cu caracter
consultativ.
Însă componența şi rolul Sfatului Domnesc, de-a lungul feudalismului, au cunoscut o anumită
evoluţie.
I. Până la sfârşitul sec. XV din Sfatul Domnesc făceau parte marii stăpânitori de domenii
feudale, investite cu imunităţi, dispunând de slujitori şi armate proprii şi pe care documentele
vremii îi denumesc jupani în Țara Românească şi pani în Moldova.
În această perioadă puterea sfatului domnesc era atât de mare, încât el practic cenzura
întreaga activitate a domnului. Toate hotărârile erau luate de domn împreună cu Sfatul Domnesc.
Acesta avea un veritabil rol decizional. O dovadă în acest sens este împrejurarea ca toate
hrisoavele domneşti din epoca respectivă cuprind în formula introductivă, alături de numele
domnului care a emis hrisovul, şi numele membrilor Sfatului Domnesc. În partea finală a
hrisovului, alături de pecetea domnească, se aflau şi peceţile membrilor Sfatului.
Rolul Sfatului Domnesc nu se limita doar la a lua decizia împreună cu domnul, ci şi de a
veghea asupra aducerii în fapt a hotărârilor luate. Această situaţie era firească pentru că în
primele decenii după întemeiere, în memoria marilor boieri era încă vie amintirea faptului că, în
realitate, statul feudal se formase prin unirea feudelor lor, astfel încât prin prezența în Sfat, boierii
înţelegeau să-şi apere vechile poziţii economice şi politice consacrate prin sistemul imunităţilor
feudale.

42
II. Mai târziu, începând de la sfârşitul sec. XV, asistăm la creşterea puterii domneşti şi
centralizarea statului feudal, la restrângerea imunităţilor feudale, astfel încât în primul rând se
modifica componența Sfatului Domnesc în sensul că în Sfat încep să pătrundă dregătorii numiţi şi
revocaţi de domn şi aflaţi sub controlul acestuia. La un moment dat, marii boieri – boierii de ţară –
sunt eliminaţi complet din Sfat, astfel încât acesta ajunge să fie alcătuit numai din dregători
(slujbaşi domneşti). Pe cale de consecinţă, se schimbă şi rolul Sfatului Domnesc, în sensul că
boierii din Sfat nu mai sunt un factor decizional, ci devin simpli martori chemaţi să ia act de
voinţa domnului.
III. După instaurarea dominaţiei otomane, boierii profită din nou de slăbirea puterii domneşti,
astfel încât rolul Sfatului Domnesc redevine unul decizional. Boierii promovează acum teza
potrivit căreia domnul trebuie să asculte de Sfatul Domnesc, mergându-se până la condiţionarea
alegerii domnilor de respectarea privilegiilor boiereşti. Se instaureaza astfel in tarile romane un
autentic regim nobiliar, asemanator cu cel din Polonia.
DREGĂTORIA
- Sunt înalţi demnitari ai statului feudal numiţi şi revocaţi de domn, care exercitau
atribuţiuni administrative, judiciare şi militare în cadrul aparatului de stat feudal.
- La origine, dregătorii erau slujbaşi domneşti care îndeplineau în cadrul Curţii domneşti
atribuţiuni legate de persoana domnului. Treptat însă, pe măsură întăririi puterii
domneşti şi îngrădirii imunităţilor feudale, în cadrul procesului centralizării de stat,
dregătorii domneşti pătrund în Sfatul Domnesc şi preiau în numele domnului conducerea
efectivă a vieţii de stat.
- Sistemul dregătoriilor feudale s-a cristalizat în Țara Românească în timpul domniei lui
Mircea cel Bătrân, iar în Moldova în timpul domniei lui Alexandru cel Bun. Sistemele
sunt asemănătoare datorită tradiţiilor comune şi modelului comun avut în vedere, şi
anume sistemul dregătoriilor din Imperiul Bizantin.
- La investirea în funcţie, dregătorii depuneau un jurământ de credinţă faţă de domn.
Dregătoriile erau onorifice (dregătorii nu erau remuneraţi), dar beneficiau de danii
domneşti pentru dreapta şi credincioasă slujba, li se concedau veniturile unor moşii şi, de
asemenea, puteau primi daruri de la subalternii lor.
Dregătorii se împărţeau în 2 categorii:
a. Marii dregători, membri ai Sfatului Domnesc:
1. Banul de Severin iniţial, apoi Ban al Craiovei – primul dregător în ierarhia feudală a
Ţării Româneşti. Avea în competenţa sa armată, administraţia şi jurisdicţia în zona din
dreapta Oltului (Oltenia). Ca şi domnul, Banul Craiovei putea pronunţa inclusive

43
pedeapsa cu moartea şi confiscarea averii. Avea în subordinea sa dregători de rang
inferior, care se numeau bănişori.
2. Logofătul – (în ambele tari) şeful cancelariei domneşti şi deţinătorul sigiliului domnesc
cu care erau întărite hrisoavele domneşti (în ambele tari romane).
3. Vornicul – conducătorul slujitorilor Curţii Domneşti şi cel care asigura paza graniţelor
(în ambele tari). Un element specific pentru Moldova existau 2 vornici: vornicul Ţării de
Sus şi Marele Vornic al Ţării de Jos. Acesta din urmă este primul dregător în ierarhia
dregătoriilor din Moldova. Cei doi vornici (în Moldova) comandau şi armata din zonele
respective. In Tara Romaneasca, competenta vornicului era similara cu cea a banului si
se exercita asupra zonei din stanga Oltului, adica in Muntenia.
4. Postelnicul – (în ambele tari) tălmaciul, sfetnicul de taină al domnului, cel care avea în
competenţa relaţiile externe ale ţării.
5. Spătarul – (în ambele tari) purtătorul spadei domneşti şi comandantul cavaleriei. Uneori,
în timp de război, spătarul comanda întreaga armată. În Moldova, domnul Ieremia
Movila a înfiinţat după model polonez o dregătorie similară, denumită Hatman, care a
preluat atribuţiile militare ale vornicilor.
6. Vistiernicul – conducea activitatea financiară, coordona strângerea impozitelor şi a
celorlalte prestaţii către domnie, asigura efectuarea cheltuielilor pentru întreţinerea
armatei şi a Curţii domneşti, iar după instauraţia dominaţiei otomane asigura plata
haraciului şi a celorlalte obligaţii fiscale faţă de Poartă.
7. Paharnicul – avea în grijă pivniţele domneşti.
8. Stolnicul – avea în grijă grădinile şi pescăriile domneşti.
9. Comisul – avea în grijă grajdurile domneşti.
b. Micii dregători
1. Armaşul – executarea hotărârilor penale pronunţate de domn.
2. Şătrarul – avea în grijă corturile domneşti pe timp de război.
3. Aga – comandantul pedestrimii, iar apoi a devenit comandantul gărzii personale a
domnului.
4. Clucerul– aproviziona curtea cu grane
5. Sulcerul –aproviziona curtea cu carne(nu l am gasit pe nicaieri-vedeti in carte)
Din examinarea atribuţiunilor dregătorilor domneşti rezultă, ca şi în cazul domnului, ca aceste
dregătorii se caracterizau prin confuziunea de atribuţii.
ORGANIZAREA FINANCIARĂ
În ceea ce priveşte organizarea financiară, dările erau de trei categorii:

44
1. În natură(dijme domneşti, denumite în Tara Românească zeciuiale, iar în Moldova denumite
desetine)
2. În muncă („slujbe” sau „robota”)
3. În bani, categorie în care erau incluse impozitele directe şi indirecte.
Impozitele directe erau impozite personale, pe cap de locuitor şi se numesc, dare în Țara
Românească şi dajdie în Moldova, iar apoi a fost desemnat bir.
Procedura de stabilire a birului era procedura cislei, constând în stabilirea unei sume globale pentru
fiecare grup fiscal (sat), repartizată apoi pe unităţi impozabile (gospodării ţărăneşti), în funcţie de puterea
lor economică, apreciată după numărul de vite, repartiţie realizată de funcţionari specializaţi numiţi
rabojari.
Potrivit catastifului de cisle din vremea lui Petre Şchiopul, ce nu s-a păstrat, ţăranii erau împărţiţi,
după cuantumul birului datorat, în două categorii: ţăranii săraci (bir mic) şi ţăranii de istov (bir mare).
ORGANIZAREA MILITARĂ
Iniţial, locul central în cadrul armatei îl ocupau trupele boierilor, investiţi cu imunităţi, care în
sistemul relaţiilor de vasalitate, răspundeau, în caz de război, la chemarea domnului.
Începând din sec. 15, se consolidează ca o expresie a centralizării puterii, armată proprie domnului
(oastea cea mică) formată din micii feudali, curteni, slujitori şi elemente recrutate de către domnie. În
cazurile de mare primejdie, se hotăra ridicarea la oaste a tuturor locuitorilor şi se forma oastea cea mare, a
cărei bază o constituia ţărănimea.
Pe măsură decăderii curtenilor şi slujitorilor domneşti, începând din sec.17, lefegii sau mercenarii
au ocupat un loc tot mai important în cadrul armatei, cu toate că întreţinerea lor era costisitoare.
Conducerea armatei aparţinea domnului, ajutat cu precădere de anumiţi dregători: spătarul,
hatmanul şi banul Olteniei. Diferitele categorii de osteni aveau propria lor comanda, formată, de asemenea,
din dregători: căpitanul, aga, logofătul sau postelnicul.
După instaurarea dominaţiei otomane, armata cunoaşte un proces de declin, ea fiind alcătuită dintr-
un număr restrâns de mercenari, cu rolul de a asigura paza domnului şi poliţia internă.
ORGANIZAREA BISERICII
În epoca feudală, biserica a fost principalul reazem al statului. Datorită acestui fapt, biserica s-a
bucurat de un larg sprijin din partea statului, prin acordarea de întinse domenii cultivate de ţăranii aserviţi şi
de robi.
În acelaşi timp, Biserica Ortodoxă a jucat un rol important în apărarea independenţei faţă de state
ca Ungaria şi Polonia, care, sub pretextul religiei catolice, urmărea subordonarea ţărilor romane.
Creştinareadaco-romanilor a început încă din epoca dominaţiei romane, dar ea a continuat şi după
retragerea aureliana, pentru că legăturile dintre autohtoni şi comunităţile creştine nu s-au întrerupt, ci au

45
continuat într-un ritm susţinut. După constituirea statului bizantin, influenta creştină a continuat să se
manifeste, dar după formarea statelor slave de sud s-a exercitat prin filiera slavă. Aşa se explică şi faptul că
limbajul Bisericii Ortodoxe româneşti este format din termeni de origine latină, greacă şi slavă, iar limba de
cult a fost cea slavonă.
Lăcaşurile de cult ortodoxe au apărut cu mult înaintea întemeierii, în sate, iar apoi pe domeniile
feudale. Până în a doua jumătate a sec. 14, Biserica din Țara Românească era dependentă de Patriarhia de la
Ohrida, iar cea din Moldova, de Mitropolia Haliciului, dar nu cunoştea o clară organizare ierarhică. În
vremea lui Nicolae Alexandru Basarab a luat naştere, în Țara Românească, Mitropolia Ungaro-Valahiei, la
Curtea de Argeş, recunoscută de Patriarhia de la Constantinopol, în anul 1359. Apoi au luat naştere o serie
de episcopii la: Severin, Râmnicu Vâlcea şi Buzău. Mitropolia din Moldova se afla, în anul 1388, sub
autoritatea spirituală a mitropoliei Haliciului, dar începând din anul 1401, a devenit şi ea dependenta de
Patriarhia de la Constantinopol. Primele episcopii au fost înfiinţate la Roman, Rădăuţi şi Huşi.
În procesul înfiinţării mitropoliilor şi a episcopiilor, s-a înfăptuit şi organizarea ierarhică a
bisericilor şi a mănăstirilor. În vârful ierarhiei ecleziastice se afla mitropolitul, urmat de episcopi,
protopopi, stareţi, preoţi.
Aşezămintele bisericeşti au fost înzestrate cu întinse domenii de către domni şi boieri. Marile
proprietăţi ale bisericii, investite cu imunităţi, asigurau Marelui Cler o puternică poziţie în statul feudal. De
altfel, mitropolitul era trecut în fruntea statului domnesc.
Biserica se află sub tutela domnului, care îi confirma pe mitropoliţi, episcopi şi egumeni, exercita
întreaga autoritate asupra patrimoniului bisericii, în calitatea sa de proprietar suprem, putea judeca
procesele care erau de competenta instanţelor ecleziastice, după cum putea rejudeca procesele soluţionate
de aceste instanțe.
ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A TARII ROMANESTI
Atat in Tara Romaneasca, cat si in Moldova, existau mari subdiviziuni administrative, care nu erau
unitati administrativ-teritoriale propriu-zise, ci expresia unor reminescente din epoca anterioara intemeierii
statului. Este vorba de zona din stanga si dreapta Oltului in Tara Romaneasca, pentru zona din stanga
atributiile administrative erau exercitate de vornic, iar in dreapta Oltului erau exercitate de ban, iar in
Moldova este vorba de Tara de Sus si Tara de Jos. Unitatile administrativ-teritoriale propriu-zise erau
judetele in TaraRomaneasca si tinuturi in Moldova, si locuri urbane si rurale.
In ceea ce priveste orasele, acestea sunt unitati administrativ-teritoriale, ce s-au manifestat ca niste
comunitati libere cu organizare proprie si cu o anumita economie. Teritoriul orasului cuprinde 3 zone:
1. vatra orasului (perimetru construit)
2. hotarulorasului (terenurile cultivate de locuitori)
3. ocolul orasului (numarul de sate adiacente).

46
Toate orasele se aflau sub stapanirea domnului, insa, daca in Moldova, domnul putea dispune
neingradit de ocolul orasului, asupra caruia orasenii aveau doar un drept de uzufruct, in Tara Romaneasca,
domnul trebuia sa rascumpere ocolul de la oraseni.
Orasele erau conduse de un aparat administrativ, format din 2 categorii de dregatori: dregatorii
locali, alesi de comunitatea orasului si dregatorii domnesti, denumiti de domn.
Dregatorii locali erau ,,judecatori" in Tara Romaneasca si ,,șoltuzi" in Moldova, ajutati de 12
pârgari.
Satele. Potrivit străvechilor tradiții, formate in procesul trecerii de la societatea sclavagista la cea
feudala, obstea sateasca se bucura de dreptul de autoconducere, pe plan economic, politic, juridic si
administrativ. Odata cu aparitia primelor formatiuni politice si in special dupa intemeiere, statele sunt
integrate tot mai mult in sistemul conducerii centralizate, o parte din vechile atributiuni ale obstii fiind
preluate de catre stat. In epoca feudalismului dezvoltat, statele erau impartite in 2 mari categorii: libere si
aservite.
Satele libere, (moșnenești sau răzăsești), si-au pastrat autonomia si dupa formarea statelor feudale,
avand organe proprii de conducere. In acelasi timp, ele erau subordonate pe plan administrativ, fiscal si
militar judetelor sau tinuturilor. In sec.14 si 15, satele erau conduse, potrivit traditiei, de cnezi si juzi,
impreuna cu oameni buni si batrani. Din vechiul sistem al autoconducerii, satele libere continua sa exercite
dreptul de a controla stapanirea si instrainarea pamanturilor, judecarea unor procese penale si civile,
precum si raspunderea colectiva in materie fiscala si penala. Majoritatea satelor insa au fost aservite de
catre domn, boieri sau manastiri.
In satele aservite, conducerea era exercitata de catre un reprezentant al proprietarului. Pe de alta
parte, in virtutea imunitatilor de care se bucurau, boierii aveau dreptul de a administra satele de pe mosie si
de a judeca, iar uneori aceste drepturi le extindeau si asupra satelor libere din vecinatate. Cu toate acestea,
chiar si in satele aservite, s-au pastrat nealterate o serie de obiceiuri.
II.INSTITUŢIILE DE DREPT PRIVAT ALE LEGII ŢĂRII
INSTITUŢIA PROPRIETĂŢII
Caracteristic evului mediu este faptul că proprietatea în general şi proprietatea asupra pământului în
special are o structură divizată, ierarhizata şi complexă, caracterizată prin îmbinarea formei de stăpânire
personală cu stăpânirea devălmaşă ca şi prin coexistenta mai multor forme de proprietate în funcţie de
titularul dreptului de proprietate, fiecare dintre aceste forme având un regim juridic distinct în raport de
poziţia socială a titularului.
Prin urmare, în feudalism, proprietatea nu este absolută ca în dreptul roman şi ca în dreptul modern,
ci este divizată, Legea Ţării consacrând în acest sens un dominium eminens aparţinând domnului, un

47
dominium utile aparţinând feudalilor şi celorlalţi proprietari şi un drept de folosinţă al ţăranilor aserviţi
asupra loturilor de cultură pe care aceştia le lucrau. Acestea sunt palierele proprietatii feudale divizate.
DOMINIUM EMINENS
Este dreptul de proprietate supremă a domnului asupra întregului teritoriu al ţării, drept pe care
domnul îl exercita în calitatea sa de şef al statului feudal şi vârf al ierarhiei feudale. Cu alte cuvinte,
dominium eminens este domeniul public al statului şi nu se confunda cu domeniul privat al domnului,
adică cu proprietatea domnească, aceasta din urmă având ca obiect bunurile pe care domnul le stăpâneşte ca
mare proprietar feudal alături de ceilalţi boieri.
În virtutea lui dominium eminens, domnul avea următoarele prerogative:
1. Exercită un drept de supraveghere şi control asupra întregului teritoriu al ţării.
2. Culegea moştenirile vacante, astfel pământul şi robii rămaşi fără stăpân ca urmare a decesului
proprietarului lipsit de moştenitor reveneau domnului.
3. Domnul lua în stăpânire res nullius (bunurile nimănui), acestea fiind de 2 categorii: terenuri
pustii, adică terenurile care nu au aparţinut niciodată vreunui proprietar şi res derelicte, adică
terenurile pustiite, cele care au aparţinut cândva unui proprietar, dar au fost abandonate de
acesta.
4. Domnul putea încuviinţa feudalilor desprinderea unor porţiuni de teren din terenurile pustii şi
pustiite şi trecerea lor în stăpânire personală prin întemeierea unor noi localităţi care se
numeau slobozii datorită scutirilor de taxe pe care domnul le acorda cu acel prilej
5. Lua în stăpânire terenurile confiscate de la boierii hicleni. Hiclenia era cea mai gravă
infracțiune pe care o putea săvârşi boierul, ea era sancţionată invariabil cu moartea şi confiscarea
averii. Averea astfel confiscată intra în stăpânirea domnului.
6. Domnul acorda donaţii sau danii boierilor pentru dreapta şi credincioasa slujbă şi
mănăstirilor în scopuri pioase.
7. Domnul acorda imunităţi feudale boierilor şi mănăstirilor asupra proprietății pe care aceştia le
stăpâneau.
8. Domnul încuviinţă toate actele juridice având ca obiect transferul proprietății asupra
pământului şi robilor, ocazie cu care părţile contractante făceau ceea ce Legea Ţării denumea
darea calului/darea cupei, adică dădeau domnului un cal de rasă sau o cupă dint-un metal preţios
pentru a încuviinţa acel transfer al proprietății.
9. Domnul putea exercita dreptul de prădalică, adică dreptul de retract asupra donaţiilor făcute
după cum putea să renunțe la exercitarea dreptului de retract sens în care în cuprinsul hrisovului
de danie domnească se făcea menţiunea prădalica să nu fie, iar în schimb, beneficiarul donaţiei
făcea darea calului sau darea cupei.
48
10. Domnul avea dreptul de a percepe dijme, biri şi munci în folosul domniei (cele 3 forme ale
rentei de tip feudal)
DOMINIUM UTILE
Apartine tarnilor liberi si feudalilor.
A. Marea proprietate feudala
Ea este o proprietate completa asupra pamantului si incompleta asupra taranilor
aserviti si s-a format anterior intemeierii statelor feudale romanesti de sine statatoare prin
acapararea pamantului obstilor si exploatarea muncii taranilor dependenti.

➢ Ea este continuatoarea din punct de vedere istoric a stapanirii exercitata de cnejii,

voievozii si juzii romani asupra feudelor lor si s-a constituit in sens juridic printr-un mod
originar de dobandire, si anume mostenirea, careia, dupa intemeiere, i s-au adaugat
moduri juridice derivate si anume dania domneasca pentru dreapta si credincioasa
slujba, dania particulara, vanzarea, schimbul si infratirea pe mosie.

➢In paralel, nobilii feudali si-au extins proprietatile si prin mijloace nejuridice violente, prin

cotropire sau sila, adica prin acapararea cu forta a pamanturilor taranilor si incalcarea
stravechiului drept de proprietate al acestora.
În funcţie de titularul său, marea proprietate feudală îmbracă 3 forme:
1. Proprietate domnească
Cuprinde bunurile personale ale domnului care îi aparţineau acestuia ca oricărui alt
membru al clasei feudalilor încă de dinainte de a accede la domnie. Lor li se adăugau bunurile
dobândite după urcarea pe tron prin diverse acte juridice, prin diverse îmbunătăţiri făcute pe
cheltuială proprie, precum şi o serie de venituri care i se cuveneau domnului, pe timpul
exercitării domniei, venituri separate de visteria ţării şi care purtau denumirea de cămară
domnească.
2. Proprietate boierească
Ea îşi are temeiul în moştenire şi în danie.
Moştenirile se numeau ocin/bastini/dedinii şi nu puteau fi înstrăinate decât cu respectarea
dreptului de protimis, adică a dreptului de precumpărare şi răscumpărare aparținând rudelor.
În ceea ce priveşte dania domnească, ea era acordată pentru serviciile militare aduse
domnului, pentru îndeplinirea unor slujbe sau dregătorii în aparatul de stat şi avea la baza
obligaţi suzeranului de a-l răsplăti pe vasalul credincios, obligație ce intra în conținutului
raportului juridic de vasalitate. Acest raport se stabilea intre domn şi boieri. Domnul avea
calitatea de suzeran, iar boierii aveau calitatea de vasali ai domnului. Până pe la jumătatea sec. al
49
15-lea aceste donaţii confereau donatarului un drept temporar asupra bunului donat, limitat la
durata vieţii domnului şi uneori a fiilor acestora care i-ar fi urmat la tron. Însă din a doua
jumătate a sec. al 15-lea donaţiile devin ereditare, dreptul de retract menţinut doar în caz de
viclenie, adică în cazul încălcării de către boieri al obligațiilor pe care le aveau faţă de domn,
conform raportului juridic de vasalitate.
3. Proprietate mănăstirească
S-a format după întemeierea statelor feudale romaneşti din donaţiile făcute de credincioşi,
domni, boieri, prelaţi, orăşeni, ţărani în scopuri pioase şi pentru a fi trecuţi în pomelnicul
bisericii şi a li se face slujbe după moarte.
Însă, aceste donaţii aveau caracterul unor donaţii cu sarcină, în sensul că mănăstirea
donatară nu avea dreptul de înstrăina daniile primite şi trebuia să utilizeze veniturile moşiilor ce-
i fuseseră donate în scopuri de binefacere sau caritabile sub sancţiunea revocării donaţiei
pentru neîndeplinirea sarcinii.
Indiferent de proprietarul său, marea proprietate feudală are o structură bipartită.
Ea se compune din rezerva feudală şi loturile date spre folosinţa ţăranilor aserviţi, cu precizarea
că şi rezerva feudală era continuată tot prin munca ţăranilor aserviţi care aveau obligaţia de a presta rentă în
munca faţă de stăpânul feudal.
Administrarea domeniilor feudale se realiza de către aparatul propriu de slujbaşi al stăpânului
feudal.
INSTITUŢIA IMUNITĂŢILOR FEUDALE
Instituţia imunităţilor feudale era denumită ohaba în Ţara Românească şi uric în Moldova.
Imunitatea se acorda prin hrisov domnesc şi conferea titularului său:
1. dreptul de administrare politică
2. dreptul de judecată
3. dreptul de comandă militară asupra populaţiei de pe domeniile lor
4. dreptul de a face comerţ
5. dreptul de a percepe diferite venituri în folosul lor
6. scutire de plată oricăror dări către domnie
Din conţinutul imunităților feudale rezultă că ele confereau feudalilor o anumită independenţă
politică, în sensul că dregătorii domneşti nu aveau competență pe moşiile investite cu imunități, funcţiile
statului fiind exercitate pe aceste moşii prin intermediul aparatului de slujbași proprii al acestor feudali.
Imunităţile feudale au apărut imediat după întemeierea statelor romaneşti de sine stătătoare,
întrucât puterea politică şi economică a marilor feudali era superioară domnului şi, ca atare, ei au impus

50
consacrarea pe plan juridic a privilegiilor lor de a conduce şi din punct de vedere politic populaţia de pe
domniile cale le aparţineau.Sistemul imunităţilor feudale s-a putut consacra şi extinde în acea epocă şi
datorită faptului că aparatul de dregători domnești era slab dezvoltat şi, ca atare, pentru realizarea
funcţiilor statului feudal se impunea utilizarea aparatului de slujbaşi al marilor feudali.
Există două tipuri de hrisoave domneşti care acordau imunități.
1. Unele care folosesc o formulă concentrată pentru acordarea imunităților în Ţara
Românească „să-i fie de ocina şi de ohaba” şi în Moldova „să-i fie uric cu tot venitul”.
2. A doua categorie conţine o formulă detaliată, descriptivă, de acordare a imunităţii feudale în
care se specifică în amănunt conţinutul imunității respective.
Prima categorie de hrisoave este specifică perioadei istorice situate imediat după întemeiere când
imunitățile aveau un caracter general, ele reprezentau reguli, iar cea de a doua categorie de hrisoave, cele
cu formulă dezvoltată, sunt specifice feudalismului dezvoltat când imunităţile nu mai aveau un caracter
general, ci un caracter excepţional astfel încât era necesară precizarea lor amănunțită pentru a ştii care din
activităţile respective urmau a fi scoase din competența dregătorilor domnești şi date în competenţa
stăpânilor feudali. În ceea ce priveşte formula dezvoltată ea este întâlnită în special în cazul hrisoavelor prin
care se acorda imunităţi mănăstirilor, întrucât proprietatea mănăstirească s-a constituit tocmai în epoca în
care imunităţile feudale deveniseră o excepţie.
Ca urmare a centralizării statului feudal şi a întăririi puterii domnești,imunităţile încep să fie
restrânse, dregătorii domneşti preluând în numele domnului de la marii feudali exerciţiul drepturilor
politice pe domeniile acestora. Astfel, dreptul de judecată al boierilor şi mănăstirilor este limitat.
Drepturile lor militare sunt îngrădite, iar pe fondul dezvoltării producţiei şi al schimburilor de mărfuri se
restrânge până la desfiinţare dreptul boierilor de a percepe taxe pe circulaţia bunurilor şi persoanelor,
precum şi anumite venituri.
În concluzie, instituţia imunităţilor feudale oglindeşte confuzia dintre dreptul public şi dreptul
privat specifică statului feudal la începuturile sale, dar după centralizarea statului feudal şi dezvoltarea
relaţiilor de producție de tip feudal imunităţile feudale vor dispărea făcând loc distincției dintre drepturile
publice şi drepturile private.
PROPRIETATEA ŢĂRĂNEASCĂ
O alta forma a lui domnium utile este proprietatea taraneasca. Ea prezintă caracteristici diferite după
cum este vorba despre
 proprietatea ţăranilor grupaţi în obşti şi proprietatea ţăranilor care nu face parte din obşti
 proprietatea ţăranilor liberi şi proprietatea ţăranilor aserviţi
OBŞTEA LIBERĂ

51
Are un teritoriu alcătuit din:
1. Vatra satului, unde se afla gospodăriile membrilor obştei, proprietate personală a
acestora
2. Câmpul de cultură, unde se aflau loturile de cultură aparţinând membrilor obştilor, de
asemenea proprietate personală a acestora
3. Celelalte terenuri aflate în hotarul obştii pe care membrii obştii le stăpâneau în
devălmăşie: păşuni, fâneţe, ape, bogatiile subsolului, moara satului, paduri.
Fiecare membru al obştei putea, cu aprobarea membrilor obştei, să desprindă terenuri din porţiunile
aflate în devălmăşie şi să le amenajeze prin muncă proprie, conferindu-le o destinaţie economică nouă.
Aceste terenuri treceau din proprietatea comună devălmaşă a membrilor obştei în proprietatea personală a
celui care le amenajase, temeiul juridic al acestui transfer reprezentându-l cu munca încorporată în
terenul respectiv.
Cea mai veche desprindere din fondul devălmaş a fost vatra casei de locuit şi a curţii, apoi
loturile de cultură din ţarină, adică terenul desinat agriculturii, apoi alte terenuri aflate în hotarul
obştei, tendinţa fiind aceea de extindere a suprafeţelor aflate în stăpânire personală a membrilor obştei în
detrimentul suprafeţelor rămase în devălmăşie.
Cu toate acestea, până la sfârşitul feudalismului, obştile săteşti sau teritoriale au continuat să
păstreze un drept superior de supraveghere şi control asupra tuturor terenurilor aflate în hotarul lor, iar
expresia juridică a acestui drept superior de supraveghere şi control a fost dreptul de protimis, adică de
dreptul de precumpărare şi răscumpărare pe care membrii obştei îl aveau asupra terenurilor aflate în
hotarul obştei.
Dacă un membru al obştei dorea să vândă un teren din hotarul obștii el trebuia să-şi facă cunoscută
intenţia la 3 târguri succesive. Membrii obştei (rudele şi vecinii) în această ordine legală de preferinţă
puteau să-şi exercite dreptul de precumpărare sau dreptul de preempțiune la preţ egal. Dacă niciun
membru al obştei nu-şi asumă dreptul de precumpărare, terenul putea fi vândut unui străin de obşte, numai
că aceasta vânzare nu era pură şi simplă, ci era vânzare afectată de o condiţie rezolutorie, constând în
aceea că dacă în termen de un an un membru al obştei se răzgândea putea să îşi exercite dreptul de
răscumpărare şi să întoarcă cumpărătorului preţul vânzării devenind proprietarul terenului. Termenul de un
an curgea de la data la care acel membru al obştei luase cunoștință despre existenţa vânzării.
OBŞTEA ASERVITĂ
Teritoriul acesteia aparţinea stăpânului feudal, însă ţăranii aserviți îşi păstrau dreptul de
proprietate asupra gospodăriei şi uneltelor de muncă, aveau un drept de folosinţă asupra loturilor de
cultură, precum şi dreptul de face îmbunătăţiri funciare cu acordul stăpânului feudal şi plătind zeciuiala
cuvenită acestuia.

52
În ceea ce priveşte ţăranii liberi care nu făceau parte din obşti, ei exercitau un drept de proprietate
asupra gospodăriei, vitelor şi uneltelor de muncă, precum şi asupra unei mici suprafeţe de teren de
cultură.
Alături de marea proprietatea feudală şi de proprietatea ţărănească, ca forme de exprimare ale lui
dominium utile, Legea Ţării a mai consacrat şi
 Dreptul de proprietate asupra gospodariei si uneltelor de munca
 Dreptul de folosinta asupra lotului de culturs
 Dreptul de a face anumite imbunatatiri funciare asupra terenului platind zeciuiala cuvenita
stapanului feudal, caci aceste operatiuni erau facute asupra terenului altuia.
TARANII CARE NU FAC PARTE DIN OBSTI
Proprietatea taranilor liberi care nu erau grupati in obsti se exercita asupra: gospodariei,
vitelor,uneltelor de munca si asupra unor mici suprafete de pamant de cultura.
Alaturi de marea proprietate feudala si proprietatea taraneasca, Legea Tarii recunostea si:
mestesugarilor un drept de proprietate asupra atelierelor si uneltelor lor si robilor un drept de
proprietate asupra salaselor lor, precum si asupra uneltelor de munca confectionate de ei personal.
STATUTUL JURIDIC AL PERSOANELOR
Ca şi dreptul roman, Legea Ţării are un profund caracter statutar, consacrând dispoziţii
discriminatorii în raport cu poziţia socială a diferitelor clase şi categorii sociale.
INSTITUŢIA BOIERIEI
În vârful ierarhiei sociale se aflau boierii care:
1. aveau capacitate juridică deplină
2. se bucurau de toate drepturile civile şi politice
3. aveau toate privilegiile
4. erau singurii în măsură să exercite conducerea politică a ţării
5. eraui titulari ai dreptului de proprietate feudală investită cu imunităţi feudale, alaturi
de manastiri
La origine, calitatea de boier era indisolubil legată de stăpânirea unei moşii, ea se transmitea pe
cale ereditară, adică prin moştenire, din generaţie în generaţie, împreună cu moşia.
Pe măsura dezvoltării relaţiilor de producţie de tip feudal, asistăm şi la o stratificare a boierimii:
 boieri mari şi boieri mici
 boieri de ţară şi boieri de slujbe (dregători)
Ca şi instituţia proprietăţii feudale, şi instituţia boieriei este anterioară întemeierii statelor feudale
romaneşti de sine stătătoare, o dovadă a acestui fapt fiind chiar sintagma boier de ţară acordată marilor

53
stăpâni de domenii feudale, la origine conducătorii formaţiunilor prestatale de tip feudal, adică aceia care,
prin unirea feudelor lor, întemeiaseră statele feudale romaneşti de sine stătătoare.
După întemeiere şi după centralizarea statului feudal, apar boierii de slujbe (dregătorii), recrutaţi de
către domn chiar şi din rândul unor categorii sociale inferioare. Calitatea de boier a acestora decurgea din
exercitarea dregătoriei, adică a funcţiei în cadrul aparatului de stat feudal şi nu era un efect al stăpânirii
vreunei moşii, chiar dacă, în timp, dregătorii erau miluiţi de către domn cu moşii pentru dreapta şi
credincioasa slujbă sau li se concedau veniturile unor ţinuturi.
Spre sfârşitul feudalismului, calitatea de boier devine indisolubil legată de exercitarea unei funcţii în
aparatul de stat şi nu mai este condiţionată de stăpânirea vreunei moşii. Se elaborează totodată şi un statut
scris al boierimii prin care se reglementează acordarea titlului de nobleţe în raport cu dregătoria
încredinţată.
CLERUL
O altă categorie socială aflată de asemenea în vârful ierarhiei sociale feudale este clerul. Ca şi
boierii, clericii:
1. aveau o situaţie privilegiată
2. se bucurau de toate drepturile civile şi politice
3. participau la conducerea ţării în Sfatul Domnesc, precum şi în adunările stărilor feudale
4. unele domenii aparţinând mănăstirilor erau investite cu imunităţi, ceea ce le conferea
clericilor un drept de jurisdicţie laică asupra populaţiei de pe domeniile lor
5. aveau şi atribuţiuni de drept canonic, conform ierarhiei bisericeşti şi monahale
ORĂŞENII
O altă categorie socială o reprezentau orăşenii, dar aceştia nu erau o pătură socială omogenă
pentru că în ierarhia orăşeneasca în vârf se afla patriciatul orăşenesc sau aristocrația oraşelor alcătuită din
cei care stăpâneau case în târg şi moşii în ocoalele târgurilor. Aceasta pătura se bucura de toate drepturile şi
privilegiile, iar în Moldovaparticipă chiar şi la alegerea domnului. Ei nu constituiau o patura sociala
omogena, ci startificata dpdv social in aristocratia oraselor alcatuita din:
o persoanele care stapaneau case in targuri si mosii in ocoalele targurilor
o orasenii propriu-zisi , categorie fomata din:
▪ negustori
▪ mestesugari
▪ targoveti
o plebea oraseneasca, alcatuita din saracimea oraselor.

54
• Orasenii se bucurau, ca boierii si clericii de toate drepturile si privilegiile, iar in Moldova
participau chiar si la alegerea Domnului.Orasenii propriu-zisi erau negustori si mestesugari, alcatuiau o
comunitate libera, avand obligatii fiscale si individuale fata de domnie.
• Spre deosebire de orasele transilvanene, orasenii din Tara Romaneasca si Moldova se aflau sub o
dubla autoritate: a dregatorilor domnesti si a conducatorilor oraselor, alesi din randurile lor.
• In general, orasenii erau cei ce detineau pravalii si ateliere, dar aveau dreptul de a folosi in
devalmasie mosia orasului pentru agricultura si cresterea animalelor.
• Orasenii aveau dreptul de a participa la conducerea si administrarea orasului, puteau dispune in
mod liber de modurile lor si puteau rezolva diferite divergente in fata unor organe jurisdictionale locale,
alese de oraseni, dar din randul aristocratiei orasului.Sfera drepturilor si privilegiilor orasenilor era mai
larga sau mai restransa, fiind precizata in uricul targului, precum si in actele de privilegii date de domni de-
a lungul timpului.
ŢĂRANII LIBERI
O altă categorie socială o reprezentau ţăranii liberi. Ei puteau fi de 3 categorii:
1. Ţărani liberi cu pământ, organizaţi în obşti: răzeşi în Moldova şi moşneni în Țara
Românească
2. Ţărani liberi cu pământ în afara obştilor: cneji sau judeci
3. Ţărani liberi fără pământ: săraci sau siromahi
Ei aveau un statut juridic asemănător targovetilor, în privinţa dreptului de administrare a bunurilor
lor şi de dispoziţie asupra acestor bunuri, precum şi în ceea ce priveşte conducerea satelor.
ŢĂRANII DEPENDENŢI
O altă categorie socială o reprezentau ţăranii dependenţi.
Din punct de vedere a statutului lor juridic ei se aflau în stare de:
 rumânie în Țara Românească
 iobăgie în Transilvania
 vecinie în Moldova
Statutul juridic era determinat de dreptul de proprietate incompletă pe care stăpânii feudali îl aveau
asupra lor, în sensul că puteau fi vânduţi, însă numai împreună cu moşia pe care erau aserviţi, beneficiind,
însă, de unele drepturi cum ar fi:
1. Dreptul de a dispune de partea de produse şi venituri care le rămânea după
satisfacerea obligaţiei de plată a rentei feudale
2. Dreptul de proprietate asupra gospodăriilor lor şi asupra uneltelor de muncă
3. Dreptul de folosinţă asupra lotului din terenul de cultură ce le fusese acordat din
domeniul feudal
55
4. Dreptul de a dobândi în proprietate loturi de pământ şi chiar alţi ţărani aserviţi,
evident cu asentimentul stăpânului feudal
5. Dreptul de strămutare de pe o moşie pe alta, după satisfacerea obligaţiei de plată a
rentei feudale
Acest din urmă drept a fost, însă, suprimat în secolul al XVI-lea, când ţăranii dependenţi au fost
legaţi de glie.
Fuga ţăranilor aserviţi de pe moşie fără respectarea condiţiilor de strămutare atrăgea pe de o parte
dreptul stăpânilor lor de a-i urmări oriunde s-ar fi aflat, iar pe de altă parte obligaţia celorlalţi stăpâni de
domenii feudale de a-i reţine şi preda stăpânilor lor.
Ţăranii dependenţi erau excluşi de la exerciţiul drepturilor politice, dar ei puteau deveni oameni
liberi prin ieşirea din rumânie, după cum şi unii oameni liberi puteau cădea în stare de dependenţă de tip
feudal.
Astfel, Legea Ţării consacră forme de cădere în rumânie şi ieşire din această stare:
Titluri juridice de cădere în rumânie, emise de Cancelaria Domnească şi întărite de domn şi
Sfatul Domnesc:
 Contractul de donaţie prin care ţăranul liber îşi dona, se închina, cu sufletul şi averea sa
 Contractul de vânzare prin care ţăranul liber îşi vindea libertatea şi, uneori şi averea,
stăpânului feudal
 Contractul de împrumut garantat cu libertatea personală a datornicului
 Hotărârea judecătorească ce consfințea aservirea ţăranilor liberi către stăpânii feudali
Căi nejuridice de cădere în rumânie:
 Falsificarea de acte de către boieri
 Cotropirea sau sila, adică aducerea cu forţa a ţăranilor liberi în stare de dependenţa de tip
feudal
Starea de rumânie se transmitea cu titlu ereditar şi era imprescriptibilă.
Legea Ţării consacră şi forme de ieşire din rumânie:
 Iertarea de rumânie este un act cu titlu gratuit, făcut de stăpânul feudal, fie inter vivos, fie
pentru cauză de moarte (mortis causa)
 Răscumpărarea din rumânie, cea mai frecventă formă de ieşire din rumânie, datorită
avantajelor patrimoniale pe care le aducea stăpânilor feudali
 Hotărârea judecătorească pronunţată în favoarea ţăranilor în procesele acestora cu
boierii, având ca obiect constatarea faptului că ţăranii fuseseră aduşi cu sila în stare de
rumânie

56
Căi nejuridice de ieşire din rumânie:
 Arderea titlurilor boierilor de către ţărani
 Cnezirea sau judecirea cu sila, adică situaţia în care ţăranii dependenţi se comportă de
facto ca nişte ţărani liberi
 Fuga de pe moşie
 Răscoala, forma supremă de luptă a ţăranilor dependenţi împotriva exploatării de tip
feudal.
În legătură cu statutul juridic al ţăranilor aserviţi, profesorul Constantin Giurescu afirmă
existenţa unui zacon vlaschi, drept romanesc in limba slavona (drept al vlahilor), pornind de la ideea că
vlahii constituiau o categorie socială inferioară şi anume: robii eliberaţi care deveneau ţărani dependenţi,
ceea ce, însă, nu corespunde cu conţinutul Hrisoavelor Domneşti, astfel încât opinia profesorului Giurescu
nu poate fi acceptată.
Nu există nicio distincţie între Legea Ţării care s-ar aplica românilor ca entitate etnică şi acest zacon
vlaschi care ar reglementa statutul juridic al ţăranilor dependenţi, dimpotrivă, Legea Ţării are un caracter
unitar, ea reglementează statutul juridic al tuturor categoriilor de persoane, al tuturor claselor şi
categoriilor sociale, iar termenul de rumân are o dublă conotaţie, un sens etnic şi un sens social, adică acela
de român și ţăran dependent, iar accepţiunea în care este utilizat termenul decurge din context.
ROBII
O altă categorie socială o reprezentau robii al căror statut juridic era reglementat de un aşa-numit
drept al robilor (polosko epravo).
Din punct de vedere juridic, robii, ca şi sclavii din Antichitate, erau consideraţi bunuri, deci obiecte
ale dreptului de proprietate şi nu subiecte de drept, adica formau obiectul unor contracte translative de
proprietate, insa stapanii nu aveau asupra robilor, asa cu aveau asupra sclavilor in dreptul roman, ius vite
necisque, drept de viata si de moarte. Mai mult decat atat, robilor li se recunostea si o oarecare
capacitate juridica, in sensul ca se puteau casatori, puteau stapani salasele si uneltele confectionate
din munca proprie.
• Majoritatea robilor proveneau din randul populatiilor necrestine.
• Dupa titularul dreptului de proprietate asupra lor, robii erau domnesti, boieresti si manastiresti.
• Starea de robie era imprescriptibila, insa stapanul ii putea elibera, iar cei care fusesera luati robi
intr-o tara straina, la intoarcerea in tara de origine redeveneau oameni liberi
STRĂINII
O altă categorie socială reglementata de Legea Ţării: străinii.
Aveau un regim juridic precizat în Legea Ţării şi relativ tolerant dacă erau de religie creştină.

57
Străinii:
1. se puteau stabili în oraşe
2. puteau face comerţ
3. puteau exercita meşteşuguri
4. se puteau organiza în comunităţi proprii
5. puteau avea lăcașe de cult
Toate aceste drepturi şi privilegii erau prevăzute în actele de privilegii acordate de către domn.
Mai mult, străinii se puteau naturaliza (împământeni):
 prin căsătoria cu o pământeancă
 prin încredinţarea unei dregătorii, de către domn
Străinii naturalizaţi aveau acelaşi statut juridic cu cel al romanilor.
Însă, străinii:
1. nu puteau dobândi pământ în proprietate
2. beneficiau de un regim fiscal distinct
3. erau exceptaţi în mod expres de la dreptul de a se aşeza în ţările romane şi de a-şi
întemeia lăcaşul de cult străinii de religie musulmană, potrivit capitulaţiilor încheiate
între Imperiul Otoman şi Ţările Romane
INSTITUŢIA RUDENIEI
Prin definiţie, instituţia rudeniei este o relaţie specială între persoane, izvorâtă:
- dintr-o origine biologică comună (rudenia de sânge)
- din anumite principii de natură religioasă (rudenia prin alianţă sau afinitatea)
- din tainele botezului şi cununiei (rudenia spirituală), adică rudenia dintre naşi şi fini
a. Rudenia de sânge poate fi pe linie directă, în ascendent sau în descendent, ori pe
linie colaterală.
Gradele de rudenie dintre două persoane se stabilesc în funcţie de numărul generaţiilor care separă
persoanele respective. De exemplu, nepotul si bunicul sunt rude de gradul 2. Verii de gradul I sunt rude de
gradul 4 (2 grade in sus si 2 grade in jos).
Rudenia de sânge da naştere unor obligaţii de ajutor reciproc şi întreţinere şi, totodată, reprezintă
temei al vocaţiei succesorale.
De asemenea, rudenia de sânge reprezintă impediment la căsătorie.
b. Rudenia prin alianţă este legătura dintre un soţ şi rudele celuilalt soţ.
c. Rudenia spiritualaadică rudenia dintre naşi şi fini, genereaza efecte la fel de puternice
ca cea de sange.
Legea Ţării mai prevede şi două forme speciale de rudenie şi anume:
58
 Rudenie izvorâtă din adopţie
 Rudenie izvorâtă din înfrăţirea pe moşie
INSTITUŢIA CĂSĂTORIEI
Spre deosebire de dreptul modern, în care căsătoria este un contract civil, în Legea Ţării căsătoria se
încheia prin formalităţile religioase stabilite de Biserica Ortodoxă, altfel spus, îmbrăca forma
benedicțiunii religioase.
Etapele premergătoare încheierii căsătoriei:
 Vederea în fiinţa (cunoaşterea viitorilor soţi)
 Urmarea de vorbă (tratativele familiilor viitorilor soţi)
 Întocmirea foii de zestre
 Binecuvântarea părinţilor
Zestrea este o instituţie de străveche familie geto-dacă şi are semnificaţia echivalentului muncii
depuse de viitorii soţi în gospodăria familiei.
Zestrea se constituia prin strigări publice făcute în timpul serbării nunţii, la ea adăugându-se şi
darurile de nuntă pe care tinerii căsătoriţi le primeau de la celelalte rude şi prieteni şi care, împreună cu
zestrea, alcătuiau baza materială a noii familii.
Însă, din secolul XVII, apar foile de zestre, iar zestrea îşi pierde semnificaţie originară constituindu-
se doar pentru viitoarea soţie şi devenind un fel de afacere pentru viitorii soţi vânători de zestre.
O variantă a căsătoriei tradiţionale era căsătoria pe care Legea Ţării o numea căsătorie cu fuga,
constând într-un simulacru de răpire a viitoarei soţii de către viitorul soţ pentru a forţa binecuvântarea
părinţilor.
În afara rudeniei, un impediment tipic feudal la căsătorie era starea de robie a unuia dintre soţi
care atrăgea căderea în robie şi a celuilalt soţ şi, pe cale subsecventa,şi a copiilor rezultaţi dintr-o
asemenea căsătorie.
Biserica Ortodoxă admitea şi divorţul, consacrând deplină egalitate între soţi în privinţa motivelor
de divorţ pe care le puteau invoca.
Repudiul era admis nu doar pentru soţ, ci şi pentru soţie, care putea declara în fata martorilor că
părăseşte domiciliul conjugal.
Subsecvent divorţului avea loc partajul bunurilor comune ale soţilor pe care Legea Ţării îl
denumea împărţeala sau alegere.
INSTITUŢIA FAMILIEI
Familia este grupul format din rudele cele mai apropiate având ca nucleu părinţii şi copiii.

59
Reglementarea familiei în Legea Ţării preia tradiţia geto-dacă, astfel încât familia românească este
o familie democratică, spre deosebire de familia romană care este o familie aristocratică, în care şeful
familiei, pater familias, are un drept absolut asupra bunurilor şi persoanelor aflate sub puterea sa.
Dimpotrivă, potrivit Legii Ţării, soţii aveau o poziţie de egalitate în cadrul familiei, ambii exercitau
puterea părintească asupra copiilor minori, având obligaţia de a-i întreţine şi proteja şi nu dreptul de a-i
vinde sau de a le închiria serviciile ca în dreptul roman.
După moartea soţului, soţia supravieţuitoare exercita singură autoritatea părintească asupra
copiilor minori şi, totodată, între soţi existau drepturi şi obligaţii reciproce de întreţinere, iar soţul care nu
îşi exercita această obligaţie era supus unei pedepse infamante, adică unei pedepse de natură a atrage
oprobiul public, dispreţul public, şi anume, darea prin târg sau darea pe uliţa.
Era practicată totodată şi instituţia adopţiei denumite înfiere, copiii adoptaţi fiind denumiţi copii de
suflet.
INSTITUŢIA SUCCESIUNILOR
Reprezinta totalitatea normelor juridice care reglementeaza transmiterea bunurilor pentru cauza de
moarte, transmiterea bunurilor de la defunct la succesorii acestuia. In Legea Tarii institutia se numeste
mostenire si succesorii se numesc mostenitori.
Cele două cuvinte fac parte din familia de cuvinte a cuvântului moş, de sorginte tracă, din care face
parte şi cuvântul moşie, care are sensul de proprietate ereditară.
Potrivit Legii Ţării, moştenirea se deferă:
 prin lege, moştenire legală, legitimă, moştenire ab intestat (fără testament)
 potrivit testamentului lăsat de defunct, moştenire testamentară
I. Moştenirea legală
Moştenirea legală se deschide în 3 situaţii:
 Când defunctul nu a lăsat testament.
 Când defunctul a lăsat testament, dar acesta nu este legal întocmit şi ca atare nu e valabil.
 Când defunctul a lăsat testament, acesta este legal întocmit, valid, însă este caduc.
În materia moştenirii legale, Legea Ţării consacră
 egală vocaţie succesorală copiilor legitimi şi celor adoptaţi
 egală vocaţie succesorală fetelor şi băieţilor la bunurile de baştină, adică cele moştenite,
precum şi la bunurile de cumpărătură, adică cele dobândite prin acte inter vivos ale
părinţilor lor
De la această regulă exista o excepţie în Țara Românească, introdusă prin privilegiul masculinităţii,
în sensul că fetele nu aveau vocaţie succesorală la ocini, nu au vocaţie succesorală la bunurile

60
ereditare ale părinţilor lor. Fetele primeau echivalentul valoric al bunurilor ereditare, al părţii din bunurile
ereditare ce li s-ar fi cuvenit în obiecte de preţ şi bunuri de cumpărătură. De regulă, ele îşi primeau părţile
succesorale sub formă de zestre, obligaţia de înzestrare revenind părinţilor, iar în absenţa acestora, fraţilor.
În spiritul principiului roman mater sempre certa est si pater is est quem nuptiae demonstratum
(mama este intotdeauba sigura si tatal este cel pe care il indica casatoria) copiii naturali, adică copiii
născuţi în afara căsătoriei, nu ştim cine e tatăl, veneau doar la succesiunea mamei lor, iar fraţii vitregi
(hiaștri) aveau egală vocaţie succesorală cu fraţii buni, dar numai la succesiunea părintelui bun.
De asemenea, Legea Ţării consacră succesiunea prin reprezentare, precum şi dreptul de
moştenire al soţului supravieţuitor în concurs cu copiii.
Prin moştenire, treceau asupra herezilor atât activul succesoral, cât şi datoriile succesiunii. Altfel
spus, moştenitorii dobândeau o universalitate, adică un patrimoniu sau o fracţiune de patrimoniu.
II. Moştenirea testamentară
Moştenirea testamentară se deschide pe baza testamentului lăsat de defunct dacă acesta este valabil
întocmit şi îşi produce efectele.
Testamentul putea fi redactat:
 în formă orală, cu limbă de moarte
 în formă scrisă, denumit în Legea Ţării diată
Ambele forme de testament se întocmeau în prezenţa martorilor, cea mai răspândită forma fiind
testamentul cu limbă de moarte, pentru că la epoca respectivă erau foarte puţini ştiutori de carte.
Prin testament se putea realiza nu numai o instituire de moştenitor, dar şi o exheredare, adică o
dezmoştenire.
O particularitate a testamentului medieval în raport cu testamentul modern este posibilitatea
introducerii în testament a unui blestem pentru a asigura respectarea ultimei voinţe a testatorului.
De asemenea, potrivit Legii Ţării, prin testament se putea face şi o substituțiune fideicomisară
(sistemul prin care disponentul dispune bunurile sale unei persoane numite fiduciar, obligaţia acestuia din
urmă fiind de a le păstra şi de a le transmite la moartea sa unei alte pers numită fideicomisar sau substituit,
indicată tot de către testator), interzisă prin codul civil Al. I. Cuza şi, surprinzător, introdusă în Noul Cod
Civil.
MATERIA OBLIGAŢIILOR
În această materie, Legea Ţării consacră ca izvoare de obligaţii contractele şi delictele, potrivit
clasificării bipartite a lui Gaius.
Accentul în materie obligaţionala cade asupra răspunderii personale.

61
Cu toate acestea, străvechea şi tradiţională solidaritate a obştei, precum şi anumite interese ale
statului feudal au făcut posibilă existenţa unor forme de răspundere colectivă şi anume:
Forme de răspundere colectivă
 Răspunderea colectivă în materie penală
 Răspunderea colectivă în materie fiscală
 Despăgubirea de la altul

Răspunderea colectivă în materie penală


Prima formă de răspundere colectivă este răspunderea colectivă în materie penală.
După întemeiere, obştea păstrează dintre vechile atribuţii numai aceea de a-l căuta şi identifică pe
făptuitor, predându-l slujbaşilor statului, denumiţi gonitorii din urmă. În cazul în care obştea nu-l putea
preda pe făptuitor, trebuia să dea urmă, adică să indice gonitorilor din urmă locul prin care făptuitorul a
părăsit hotarul obştii. Dacă nici acest lucru nu era posibil, întreaga obşte răspundea pentru fapta comisă
pe teritoriul său, fiind obligată să plătească o amendă fixată de stat. Imposibilitatea ţăranilor de a plăti
amendă ducea la aservirea obştii. În cazul în care fapta fusese săvârşită pe un domeniu feudal investit cu
imunităţi, identificarea şi sancţionarea făptuitorului era de competenta exclusivă a stăpânului feudal şi
aparatului său propriu de slujitori.
Răspunderea colectivă în materie fiscală
O altă formă de răspundere colectivă este răspunderea în materie fiscală, care este o formă de
aservire, în cazul în care unii dintre membrii obştei nu-şi puteau plăti birul stabilit de către răbojari,
datoriile acestea erau plătite de întreaga colectivitate, iar dacă obştea devenea insolvabilă, era aservită de
către domnie sau de către un boier în contul datoriei.
Despăgubirea de la altul
Despăgubirea de la altul este o formă de răspundere solidară, dar care are o sferă mult mai largă
decât cea a răspunderii colective de la nivelul obştei, în sensul că ea cuprinde categorii sociale întregi,
aparţinând unui popor.
În dreptul modern, dacă una dintre părţi este străin, constrângerea acestuia să-şi execute obligaţia
se realizează fie pe baza convenţiilor dintre state, fie pe baza procedurii executatului, procedura prin care
o hotărâre cu privire la un cetăţean străin devine executorie în statul căruia acest cetăţean străin îi aparţine.
În feudalism, potrivit sistemului despăgubirii de la altul, creditorii romani, care aveau creanţe faţă de
debitori străini, primeau din partea domnului dreptul de a-şi realiză creanţele pe seama conaţionalilor
acestora din urmă, aflaţi în trecere prin ţările romane. După executarea silită a acestora, cei în cauză
primeau toate dovezile privind existenţa creanţei şi modul în care se realizase executarea silită. Iar la

62
întoarcerea în statul de origine, cei în cauză aveau posibilitatea de a cere autorităţilor proprii să fie
despăgubiţi de către conaţionalii lor pentru care fuseseră urmăriţi. Acest sistem se aplica şi reciproc,
atunci când debitorul era român.
FORME DE RĂSPUNDERE PERSONALĂ
Regula în materie obligaţională este răspunderea personală, iar formele sunt contracte.
I. CONTRACTUL DE VÂNZARE
Cel mai important contract este contractul de vânzare, care sub influenţa bizantină, devenise un
contract consensual translativ de proprietate.
Elementele contractului de vânzare sunt:
 Consimţământul
 Obiectul
 Preţul
CONSIMŢĂMÂNTUL
Consimţământul este manifestarea de voinţă a unei părţi contractante în sensul dorit de cealaltă
parte, realizându-se astfel acordul de voinţa al părţilor.
Consimţământul trebuia să plece din voinţa liber exprimată a părţilor, el trebuia dat de bunăvoie şi
irevocabil.
Dacă consimţământul era viciat, contractul era lovit de nulitate.
La epoca respectivă, cel mai important viciu era violenţa, pe care Legea Ţării o denumeşte “silă”.
Constrângerea de natură economică, care îl determină pe vânzător să vândă bunul respectiv, nu
era considerată viciu de consimţământ.
Celelalte vicii: eroarea şi dolul (înşelăciunea în contract) erau întâlnite rar în practică, deoarece
toate contractele se încheiau în prezenţa unor martori. Eroarea era falsa reprezentarea a realitatii la
incheierea unui contract, iar dolul era o eroare provocata constand in manopere vilclene exercitate de una
dintre partile contractante asupra celeilalte partipentru a o determina sa incheie un contract.
În unele situaţii, consimţămintele erau condiţii necesare, dar nu şi suficiente pentru încheierea
valabilă a contractului. De exemplu: la vânzarea unui teren aflat în hotarul obştei, se cerea şi
consimţământul membrilor obştei (rudelor şi vecinii) exprimat sub forma dreptului de protimis (dreptul de
precumpărare şi răscumpărare). La vânzarea unui rob sau a unei proprietăţi feudale, actul de transfer al
proprietăţii trebuia întărit prin hrisov domnesc => era de folos acordul domnului, scop în care părţile
făceau “darea calului său darea cupei”.
OBIECTUL
Obiectul trebuia să fie un bun aflat în comerţ, adică în circuitul juridic civil.

63
Cel mai important bun era pământul, care putea fi vândut ca proprietate exclusivă sau în cote
indivize ideale şi abstracte din dreptul de proprietate.
Un specific al vânzării feudale este împrejurarea că obiectul acestei vânzări îl putea reprezenta şi
fiinţa umană, spre pildă: vânzările de robi, vânzările de moşii cultivate cu ţărani dependenţi, vânzarea de
către ţăranii liberi a propriei libertăţi (din considerente de natură economică).
PREŢUL
Preţul era fixat în bani (in pecunia numerata), dar uneori preţul putea fi exprimat şi în alte bunuri,
dat fiind caracterul natural al economiei feudale, ceea ce înseamnă că în Legea Țării nu se făcea o
distincţie clară între operaţiunea juridică a vânzării şi cea a schimbului (permutatium rerum).
Preţul se fixa în momentul încheierii contractului, dar putea fi plătit şi la un termen ulterior.
Vânzarea se putea face cu rest de preţ, sub sancţiunea rezoluţiunii contractului pentru
neexecutare, dacă preţul/restul de preţ nu era plătit la termenul fixat. Rezoluţiunea era prevăzută în contract
sub forma pactului comisoriu care stabilea ca în cazul rezoluţiunii preţul/partea din preţ se cerea a fi
restituita celui care o plătise (cumpărătorului).
Această restituire a preţului se realiza şi în caz de evicţiune (deposedarea pe cale judiciară a
cumpărătorului de bunul astfel dobândit). Evicţiunea se numea în Legea Ţării val, iar în situaţia în care
aceasta intervenea se presupunea că aceasta a fost cumpărată de la un neproprietar.
Sub aspectul formei, contractul era:
 în formă scrisă
 în formă orală (cea mai răspândită, întotdeauna în prezenţa martorilor şi a martorilor
preconstituționali)
II. CONTRACTUL DE DONAŢIE
Un alt contract este contractul de donaţie.
În Legea Ţării este un contract real, în care se încheie prin acordul de voinţă a părţilor, însoţit de
remiterea materială a lucrului.
Elementul esenţial al contractului de donaţie este intenţia de a gratifica.
În cazul donaţiei sau daniei domneşti, intenţia de a gratifica a domnului avea în vedere fie
răsplătirea boierilor pentru dreapta şi credincioasa slujbă, în virtutea obligaţiei de milă ce intra în raportul
juridic de vasalitate, fie ajutorarea unor mănăstiri în scopuri pioase.
În cazul donaţiilor particulare, intenţia de a gratifica a donatorului avea în vedere angajamentul
donatarului de a-l îngriji pe donator şi de a-l înmormânta potrivit datinilor creştineşti, cele mai multe
dintre donaţii având caracterul unor donaţii cu sarcină.
Donaţiile particulare către biserica se făceau în scopuri pioase şi pentru cadonatorul şi membrii
familiei sale să fie trecuţi în pomelnicul bisericii şi pomeniţi în timpul slujbelor ce urmau a se efectua.
64
Mănăstirea donatară nu avea dreptul de a înstrăina proprietatea primită sub sancţiunea revocării
acesteia.
În ceea ce priveşte obiectul, donaţia putea avea ca obiect fiinţa umană în 3 cazuri:
 Donaţiile de robi
 Donaţiile de moşii cultivate cu ţărani dependenţi
 Situaţia taranului liber care şi dona libertatea stăpânului feudal
III. CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT
Un alt contract este contractul de împrumut, în forma împrumutului de consumaţie (mutuum).
Împrumutul avea ca obiect o sumă de bani.
Este un contract unilateral, deoarece generează obligaţii doar în sarcina împrumutatului: de a-i
restitui suma ce îi fusese împrumutată și o dobândă pe care Legea Ţării o numeşte bas.
Scadenţa se numea zi sau soroc şi era stabilită într-o zi de sărbătoare importantă.
Totodată, Legea Ţării admitea şi anatocismul (dobândă la dobândă), denumită bas peste bas.
Pentru garantarea obligaţiilor, debitorul putea constitui în favoarea creditorului săugaranţii reale şi
garanţii personale.
Garanţia reală se numeşte zălog, constă în bunuri mobile şi imobile, în special robi şi moşii
cultivate cu ţărani dependenţi, munca acestora putând fi folosită de către creditor în contul dobânzilor la
suma împrumutată.
A. Zălogul îmbrăca 2 forme:
 fără termen
 cu termen
Dacă era fără termen, creditorul putea folosi bunul până la plata datoriei de către debitor (sine die=
fără termen).
Dacă zălogul era cu termen:
 Şi la scadenţă debitorul plătea datoria, el răscumpăra bunul zălogit, adică reintra în
stăpânirea acestuia.
 Dacă nu plătea la termen, în actul de zălogire se putea prevede ca zălogul devenea stătător
(bunul/bunurile zălogite intrau în proprietatea creditorului, în contul creanţei sale).
 Dacă nu se prevedea ca zălogul devine stătător, datorită faptului că mereu valoarea bunului
zălogit e mai mare decât suma garantată, se proceda la preţuirea bunurilor zălogite şi
vânzarea lor la mezat (la licitaţie publică) celui care oferă cel mai mare preţ. În acest caz,
adjudecător putea fi chiar creditorul în contul creanţei sale sau o altă persoană. Dacă preţul
este mai mare decât suma datorată, diferenţa devine debitorului.

65
B. Chezaşii sunt garanţi personali, care se obligă faţă de creditor să plătească ei datoria, dacă
debitorul principal nu o va plăti, punându-l astfel la adăpost pe creditor de eventuala
insolvabilitate a debitorului principal.
Dacă erau mai mulţi chezaşi, aceştia erau ţinuţi solidari la plata datoriei, în sensul că creditorul
putea să urmărească pe oricare dintre chezaşi şi să-l silească să plătească tot. Chezaşul plătitor avea acţiune
în regres împotriva celorlalţi chezaşi pentru partea contributivă din datorie a fiecăruia precum şi împotriva
debitorului principal.
Dacă debitorul devenea insolvabil şi nu erau constituite nici garanţii reale şi nici garanţii
personale, se declanşa împotriva falitului o procedură specială de executare silită, denumită curama, în
cadrul căreia bunurile falitului erau evaluate şi împărțite între creditorii concursuali, proporţional cu
valoarea nominală a creanţelor lor.
Legea Ţării mai reglementa şi alte contracte, cum ar fi: contractul de depozit, contractul de
comodat şi locaţiunea de servicii (locatio operarum).
ÎNFRĂŢIREA PE MOŞIE
Este o instituţie feudală extrem de complexă care reuneşte trăsături ale rudeniei, testamentului şi
contractelor.
Înfrăţirea a apărut în perioada de trecere de la comuna primitivă la stat, când, pe fondul destrămării
relaţiilor gentilice, indivizii se simt din ce în ce mai izolaţi şi lipsiţi de ajutorul ginţii, context în care
încearcă să înlocuiască rudenia de sânge cu o rudenie creată în mod artificial prin înfrăţire, care este o
învoială formală de ajutor reciproc însoţită de o procedură constând în amestecul câtorva picături din
sângele celor înfrăţiţi, aceasta având să simbolizeze faptul că înfrăţirea imită rudenia de sânge.
De-a lungul timpului, concepţia despre înfrăţire, ritualul înfrăţirii şi efectele acesteia au cunoscut o
anumită evoluţie sub influenţa statului şi a religiei creştine.
În statul sclavagist roman şi în consecință și în provincia romană Dacia era utilizată înfrăţirea între
peregrini, interzisă de Împăratul Diocletian printr-o constituţiune imperială dată în anul 285 dHr.
În statul feudal apare înfrăţirea de arme între cavaleri, creată în scopul de a-şi acorda sprijin
reciproc pentru săvârşirea faptelor de arme. Ritualul înfrăţirii se spiritualizează sub influenţa creştină astfel
încâtformele păgâne sunt înlocuite cu forme creştine. Spre pildă, în cazul înfrăţirii între boieri, amestecul
sângelui este înlocuit de o slujbă religioasă în biserică, iar în cazul înfrăţirii între ţărani, care de cele mi
multe ori îmbrăca forma frăţiei haiduceşti, amestecul sângelui se păstrează, dar crestătură pentru sânge se
face în formă de cruce.
În statul feudal apare o formă cu totul nouă de înfrăţire, şi anume înfrăţirea pe moşie.
Ea se realizează printr-un act scris emis de Cancelaria domnească, act în care se consemnează
declaraţia de înfrăţire făcute în faţa domnului şi a Sfatului Domnesc.

66
Spre deosebire de formele anterioare de înfrățire, înfrăţirea pe moşie duce:
 la realizarea unor relaţii personale între cei înfrăţiţi, în sensul că ei devin rude din punct de
vedere formal juridic
 la realizarea relaţii patrimoniale cu privire la anumite bunuri asupra cărora cei înfrăţiţi
constituie anumite drepturi, acesta fiind, de altfel, scopul principal al înfrăţirii pe moşie
Orice fel de bunuri puteau forma obiectul înfrăţirii pe moşie, însă în cele mai frecvente cazuri,
înfrăţirea se realiza asupra pământului, ocinilor; de aceea se şi numea înfrăţirea pe moşie.
Existau 2 forme de înfrăţire:
 In care toţi cei înfrăţiţi îşi uneau ocinile
 Înfrățirea se realiza doar pe ocina uneia dintre părţi
Prin urmare, calitatea de proprietar al unei moşii era o condiţie indispensabilă pentru a participa
la o înfrăţire pe moşie.
În actul de înfrăţire se stabilea de la bun început cui aparţinea ocina sau ocinile asupra
căreia/cărora se realiza înfrăţirea.
Prima formă de înfrăţire cuprinde 2 momente:
I. Cel al unirii ocinilor
II. Al aşezării celor înfrăţiţi ca fraţi asupra ocinilor astfel unite
A doua formă de înfrăţire presupune un singur moment:
I. Aşezarea celor înfrăţiţi ca fraţi pe ocina pe care se înfăptuieşte înfrăţirea
După modul în care se constituie raporturile de înfrăţire, înfrăţirea îmbrăca 2 forme:
 Directă (în acest caz, raporturile de înfrăţire se stabilesc între toţi participanţii la actul
înfrăţirii)
 Indirectă (în acest caz, cel care constituie înfrăţirea nu intra în raporturi de înfrăţire, şi doar
așează ca fraţi alte persoane pe ocina sau pe ocinile sale)
Înfrăţirea prin unirea ocinilor este întotdeauna o înfrăţire directă.
Efectele sau efectul juridic pe care îl produce consta în crearea unei stări de coproprietate între
cei înfrăţiţi, care anterior înfrăţirii erau proprietarii exclusivi ai unei moşii, iar după actul înfrăţirii devin
coproprietari în cote indivize, ideale, abstracte şi egale asupra ocinilor unite. Cotele dobândite sunt egale
indiferent de suprafaţa ocinilor aduse în actul înfrăţirii.
Înfrăţirea prin aşezarea ocinilor poate fi directă sau indirectă, iar dacă e indirectă numai cei
aşezaţi dobândesc cote indivize ideale, abstracte şi egale din dreptul de proprietate asupra ocinii pe care s-a
realizat înfrăţirea.
Înfrăţirea pe moşie se realiza din considerente economice pentruformarea unor moşii mai mari şi
mai puternice din punct de vedere economic.

67
Ea generează şi efecte juridice în materia rudeniei, a succesiunilor şi a proprietăţii.
În materia rudeniei, înfrăţirea pe moşie creează o relaţie de rudenie între cei înfrăţiţi ce poate
constitui temelia vocaţiei succesorale.
În materia succesiunilor, rudenia este utilizată în următoarele situaţii:
 În Țara Românească se înfrăţeau fetele cu băieţii, acestea dobândind, din punct de vedere
juridic, calitatea de băieţi prin efectul înfrăţirii, şi ca atare vocaţie succesorală asupra
proprietăţilor ereditare.
 Proprietarul unei moşii care nu avea moştenitor sau, dacă suntem în Țara Românească, avea
doar fete, recurgea la o înfrăţire directă cu alte persoane pe moşiile unite sau doar pe moşia
sa sau recurgea la o înfrăţire indirectă a fetelor sale cu fiii unei alte persoane pe moşia sa.
 Prin înfrăţirea pe moşie puteau fi chemate la moştenire în concurs cu fiii şi alte persoane pe
care fiii le excludeau de la moştenire, rezultatul fiind schimbarea ordinii succesorale în
favoarea acelor persoane, pe care constituentul înfrăţirii dorea să le favorizeze.
În ceea ce priveşte materia proprietății, înfrăţirea pe moşie este, alături de contractele translative de
proprietate, un mod de dobândirea a proprietăţii, deoarece în actul înfrăţirii se putea prevede
cătransmiterea drepturilor de proprietate către cei înfrăţiţi se face de îndată, ipso iure, şi nu mortis causa.
Cu asemenea transmitere imediată se putea face şi cu sarcină, stabilindu-se în acest sens anumite
obligaţii ale înfrăţiţilor faţă de constituentul înfrăţirii.
Înfrăţirea se putea face şi cu clauză de rezervă a proprietăţii (rezervatio domini), în sensul că
transmiterea bunurilor către cei înfrăţiţi se va realiza la momentul morţii constituentului înfrăţirii.
Înfrăţirea pe moşie era utilizată de boieri ca un instrument juridic de aservire a obştilor săteşti sau
teritoriale, sens în care boierii se înfrăţeau cu ţăranii din obşti pe pământurile acestora din urmă, deveneau
coproprietari ai acelor pământuri şi rude cu ţăranii în sens juridic şi, ca atare, puteau exercita dreptul de
protimis (dreptul de cumpărare şi răscumpărare) pentru a acapara treptat toate celelalte terenuri aflate în
hotarul obştilor săteşti sau teritoriale.
INSTITUŢIILE DE DREPT PENAL ALE LEGII ŢĂRII
Dreptul nostru feudal nescris păstrează o serie de reminiscențe ale vechiului sistem al răzbunării
private, însă asistăm la creşterea treptată a intervenţiei statului în soluţionarea pricinilor penale.
Statul feudal caută să descurajeze aplicarea vechiului sistem al legii talionului prin sancţionarea cu
amenzi, numite zaveasca, a acelora care îndrăzneau să recurgă la răzbunarea privată.
Totodată Legea Ţării consacră făţiş discriminarea în faţa legii penale în funcţie de categoria socială
căreia îi aparţineau făptuitorul şi victimă, în sensul că aceleaşi fapte şi aceleaşi pedepse sunt apreciate şi
respectiv aplicate în mod diferit, în funcţie de poziţia socială a părţilor.
Infracţiunile erau denumite vini, şi erau împărţite în 2 categorii:

68
 Vini mari
 Vini mici
I. O primă categorie de infracţiuni erau infracţiunile îndreptate împotriva statului.
 Hiclenia
 Neascultarea

HICLENIA
Putea fi comisă numai de boieri şi însemna încălcarea de către aceştia a obligaţiei de dreaptă şi
credincioasă slujbă pe care o aveau faţă de domn şi care intra în conţinutul raportului juridic de
vasalitate.
Hiclenia era sancţionată cu moartea şi confiscarea averii boierului viclean.
O altă infracţiune din această categorie era:
NEASCULTAREA
Neascultarea (osluh) era nerespectarea poruncilor domneşti şi neîndeplinirea de către ţăran a
obligaţiilor de plată a rentei feudale.
Era sancţionată cu moartea sau o amendă în vite şi confiscarea ocinilor.
II. O altă categorie erau infracţiunile împotriva persoanei.
 Omuciderea (o vină mare, sancţionata cu moartea)
 Lovirea (vina mică, amenda în vite)
III. O altă categorie, considerate vini mari, erau acţiunile care aduceau atingere concepţiei feudale cu
privire la religie şi morală.
 Sacrilegiul
 Violul
 Adulterul
 Bigamia
 Sodomia
 Erezia
 Ionosidia
 Rapire de fecioare
Toate acestea erau sancţionate cu moartea, în plus în caz de adulter, zestrea femeii adulterine intra
în proprietatea soţului.
IV. O altă categorie era reprezentată de acţiunile îndreptate împotriva înfăptuirii justiţiei.

69
Mărturiamincinoasă (limba strâmbă, sperjur) este sancţionată cu însemnarea cu fierul
roşu(numai daca savarsea de 4 ori pentru acoperirea furturilor) şi denunţul calomnios, denumit sudalma
cea mare, sancţionat cu aceeaşi pedeapsă care ar fi fost aplicată celui denunţat, dacă denunţul s-ar fi dovedit
a fi adevărat.
V. Sfada era pedepsită cu amenda (sfada includea insultele, delictul de încălcare a hotarului,
distrugerea semnelor de hotar)
Sistemul sancţionator cuprindea următoarele categorii de pedepse:
 Pedepsele fizice (intrau şi diversele forme ale pedepsei cu moartea)
 Pedepsele privative de libertate
 Pedepsele pecuniare, amenzile (gloaba, duşegubina şi zăvescă)
 Pedepsele infamante (de natură a duce la oprobiul public – darea pe uliţă, darea prin târg)
Cu excepţia pedepsei cu moartea pentru hiclenie, toate celelalte pedepse puteau fi răscumpărate
prin plata unei sume de bani sau a unor vite, sistem care îi favoriza pe cei bogaţi. Cei săraci erau nevoiţi
să şi vândă arenda sau libertatea pentru a avea bani pentru răscumpărare => acest sistem a devenit un
mijloc de aservire a ţăranilor liberi.
INSTITUŢIILE DE DREPT PROCESUAL ALE LEGII ŢĂRII
Şi pe plan procesual, Legea Ţării se remarca printr-un caracter unitar al normelor de procedură.
Instanţele de judecată erau:
 La nivelul obştilor săteşti sau teritoriale:
 judele
 Sfatul oamenilor buni şi bătrâni
 La nivelul oraşelor:
 judeţul în Țara Românească
 șoltuzul în Moldova împreună cu cei 12pârgari(consiliul orăşenesc)
 La nivelul ţinuturilor:
 vornicii
 pârcălabii
 În Moldova cei doi vornici pentru Ţara de Sus şi pentru Ţara de Jos.
În Țara Românească, în stânga Oltului -vornicul şi în dreapta
Oltului - Marele Ban
La acestea se adaugă ceilalţi dregătorii, care aveau o competență specializată, precum şi boierii şi
mănăstirile investite cu imunităţi, care aveau o competentă specializată rezultată din hrisovul de acordare
a imunităţii respective.

70
Procesele mai grele erau judecate de domn şi Sfatul Domnesc, la fel şi procesele mai importante,
precum şi plângerile celor nemulţumiţi de judecata dregătorilor, plângeri care nu aveau caracterul unor
căi de atac, ci mai degrabă al unor reclamaţii împotriva celor care judecase.
Domnul şi Sfatul Domnesc aveau competență deplină, putând judeca orice proces în primă şi
ultimă instanţă şi rejudeca toate celelalte procese, soluţionate de celelalte instanțe.
Judecata domnească se putea realiza în capitală sau în orice altă localitate, întrucât justiția feudală
are un caracter itinerant.
În procesul feudal nu existau grade de jurisdicţie, astfel încât hotărârea unei instanțe putea fi
atacată la aceeaşi instanţă sau la o instanţă superioară.
De asemenea,nu exista principiul autorităţii de lucru judecat, ceea ce crea o stare de nesiguranţă în
relaţiile judiciare.
Ca atare, pentru a pune capăt prelungirii la nesfârşit a proceselor şi pentru a îngrădi posibilitatea
redeschiderii lor, Legea Ţării a consacrat anumite reguli şi anumite instituţii:
 Zavesca - ea nu împiedica redeschiderea procesului, dar obliga partea să depună în vistieria
statului o sumă de bani. Unele hotărâri erau pronunţate de domn chiar cu aceasta menţiune.
 Ferâia - partea care a câştigat procesul depune o sumă de bani în vistieria statului şi, în schimb,
domnul îi garantează că nu va aproba redeschiderea procesului.
 Amenzile judiciare - se introduc din sec. XVIII şi sancţionează culpa procesuală a părţii care
solicită redeschiderea procesului. Acestea erau denumite gloabe în Tara Românească şi
Moldova şi birsabi în Transilvania, desegubine? In Tara Romaneasca.
O altă caracteristică este faptul că instanţele puteau avea nu numai atribuțiuni jurisdicţionale, ci şi
atribuțiuni administrativepotrivit confuziunii de atribuţii specifică instituţiilor feudale.
O altă caracteristică este principiul judecătorului unic. Chiar şi atunci când domnul judeca
împreună cu Sfatul Domnesc, hotărârea este a domnului, Sfatul având doar un rol consultativ.
O altă caracteristică a justiţiei feudale este faptul că, exceptând instanţele de la obştile săteşti, toate
celelalte instanțe reprezintă monopolul feudalilor.
Concepţia care stătea la baza justiţiei feudale este aceea că judecata trebuie să se realizeze după
lege şi dreptate. Cuvântul „legea” desemnează Legea Ţării, iar cuvântul „dreptate” desemnează conştiinţa
juridică care trebuia să vegheze la respectarea moravurilor, adică morala epocii.
MATERIA PROBELOR
În vechiul nostru drept feudal, întâlnim atât reguli şi mijloace de probă formate în timpul
feudalismului, cât şi forme vechi, reminiscențe ale orânduirii gentilice, dar care în condiţiile
feudalismului dobândesc un conţinut nou de clasă şi o formă nouă, în sensul că aplicarea lor este asigurată
de forţă coercitiva a statului feudal.
71
Persistenta acestor forme vechi, anterioare feudalismului, se explică atât prin caracterul natural al
economiei feudale, cât şi prin supravieţuirea unor forme economice cum ar fi proprietatea devălmaşă
asupra pământului.
După forma lor, probele se împart în 2 categorii:
 Probe orale
 Probe scrise
Cele mai obişnuite probe în feudalism, cel puţin la începutul epocii feudale, sunt probele orale.
Ele au reprezentat mijlocul comun de probaţiune mult timp pentru că marea proprietate feudală
constituită înainte de întemeiere nu putea fi dovedită decât prin probe orale, iar slaba răspândire a
scrisului făcea din probele orale o necesitate.
Cele mai importante probe orale:
 Proba fierului roşu
 Jurământul cu brazda în cap
 Proba cu jurători
I. PROBA FIERULUI ROŞU
Modul în care a fost utilizată această probă poate fi constat dintr-un document denumit Registrul de
la Oradea, ţinut de preoţii catolici de la Episcopia din Oradea. Acest registru a fost ţinut între 1208 şi 1235
şi cuprinde note referitoare la un număr de 389 de pricini soluţionate prin proba fierului roşu.
Dacă judecătorul nu putea da o soluţie, datorită susţinerilor contradictorii ale părţilor sau ale
martorilor audiaţi în cauză, aceştia erau trimişi la Episcopia de la Oradea, unde urmau a fi supuşi probei
fierului roşu.
Era oficiată o slujbă religioasă în care era evocatăintervenţia divinităţii pentru ca aceasta să arate
de partea cui este dreptatea, după care se dădea martorului, chezaşului sau uneia dintre părţi, să poarte în
mână o bucată de fier înroşit pe o distanţă de 8-10 paşi, după care mâna era bandajată, iar bandajul
sigilat. După 8 zile se procedă la desigilarea bandajului şi examinarea mâinii.
 Dacă rana era vindecată, se presupunea ca afirmaţiile erau adevărate, iar hotărârea se dădea pe
cale de consecinţă.
 Dacă rana era vizibilă, se considera că cel supus probei a depus o mărturie falsă, sau o afirmaţie
falsă şi, ca atare, partea respectivă pierdea procesul.
Înafară de semnele arsurii mai erau şi alte circumstanţe socotite în egală măsură dovezi de
vinovăţie, şi anume: neprezentarea la termenul fixat pentru examinarea probei sau violarea sigiliului
bandajului sau alte asemenea împrejurări.
Din examinarea pricinilor consemnate => peste 200 dintre ele au ca obiect fapte de natură a aduce
atingere proprietăţii feudale, cei mai mulţi dintre împricinaţi fiind ţăranii iobagi. Ca atare, aceştia erau
72
supuşi probei şi siliţi să poarte fierul înroşit, nu şi nobilii feudali. Chiar dacă un nobil era supus probei
fierului roşu, el putea desemna un reprezentant, de regulă un ţăran iobag, care să poarte fierul în locul său.
Prin urmare, proba fierului roşu are un profund caracter de clasă, ea fiind rezervată membrilor
categoriilor inferioare.
De asemenea, proba fierului roşu are un profund caracter neconcludent şi nepărtinitor, pentru că,
de pildă, nu era precizată temperatura până la care trebuie încălzit fierul, rezistenţa fizică a persoanei era
esenţială în vindecarea rănii şi, totodată, în diverse scrieri medievale figurau anumite reţete cu caracter
preventiv pentru a reduce efectele arsurii.
II. JURĂMÂNTUL CU BRAZDA ÎN CAP
Este denumit astfel datorită rolului pe care pământul îl joacă în desfăşurarea acestei probe. Cel
care jura invoca pedeapsa pământului privit ca o divinitate dacă nu va respecta ceea ce va jura.
În Moldova, cei care jurau punea brazdă de pământ direct pe cap, ei se numeau brăzdaşi, iar în Țara
Românească, cu precădere în Oltenia, ei ţineau brazda de pământ într-o traistă atârnată de gât şi se
numeau trăistași.
Jurământul acesta era utilizat cu precădere în procesele referitoare la grănițuire, cu privire la
hotarele proprietăţilor. Cei care jurau se angajau să arate adevăratele hotare ale proprietăţilor şi ţineau
brazda de pământ pe cap sau în traistă pe tot timpul parcurgerii acestor hotare.
Originea acestei probe este geto-dacă, la ei pământul era divinitatea supremă. Geto-dacii
considerau că pământul este o divinitate care purifică atât pe plan material, cât şi pe plan spiritual. El îi
ajută pe cei care spun adevărul şi îi sancţionează pe sperjuri => expresii: „să-i fie ţărâna uşoară” „nu l-ar
mai răbda pământul”.
În cazul acestei probe, suntem în prezenţa unui dublu simbolism judiciar:
- brazda simbolizează zeitatea pământului
- capul simbolizează fiinţa umană, fiind considerată cea mai importantă parte a trupului
Sub influenţa creştină, această probă de sorginte păgână s-a spiritualizat în sensul că locul
brazdelor de pământ este luat de Evanghelie, iar după apariţia statului feudal, proba a constituit un
caracter de clasă, erarezervată doar membrilor categoriilor sociale inferioare, în special ţăranilor
dependenţi. Pe măsură ce proprietăţile feudale se extind, boierii sunt tot mai interesaţi în utilizarea acestei
probe pentru hotărnicirea moşiilor lor. Dar nu se mai mulţumesc cu martori întâmplători cu privire la
cunoaşterea hotarelor, ci recurg la preconstituirea lor. Copiii de ţărani erau puşi să parcurgă hotarele
moşiei şi în tot acest timp erau daţi de chică (adică erau bătuţi) pentru a ţine minte hotarele şi pentru că, în
eventualitatea unui litigiu privind grănițuirea moşiei, să poată să depună mărturie şi să fie supuşi probei în
cunoştinţă de cauză.
III. PROBA CU JURĂTORI

73
Instituţia jurătorilor a fost un mijloc de probă care prin particularităţile sale contrazice concepţia
modernă referitoare la dovezi.
În procesul penal, prin jurământul lor, jurătorii susţineau jurământul uneia dintre părţile litigante,
arătând că aceasta este demnă de crezare => proba cu jurători este o probă de credibilitate şi nu una de
veridicitate. Proba cu jurători are un caracter subiectiv, ea nu duce la stabilirea adevărului, ci a bunei
reputaţii a persoanei pentru care jura.
În procesul civil, jurătorii cercetează faptele şi drepturile părţilor litigante, astfel încât jurământul
lor este unul de veridicitate.
Până la apariţia dreptului feudal scris, în special la nivelul obştilor săteşti, dar şi în cadrul celorlalte
instanțe de judecată, proba cu jurători a fost cel mai răspândit mijloc de probă pentru soluţionarea
proceselor de orice tip, de unde şi denumirea de lege.
Unii au criticat acest mijloc de probă, spunând fie că este o probă misterioasă, fie că este o
procedură grosolană, fie că este un proces absurd de dovedire.
Instituţia jurătorilor este una originară românească, care îşi are originea în jurământul pe vetrele
regale sau pe zeităţile palatului regal practicat de geto-daci.
Jurământul prestat de un număr de jurători, putea fi răsturnat de un număr dublu de jurători, la fel
persoana identificată ca vinovat de un număr de ghicitori, putea fi găsită nevinovată de un număr dublu de
ghicitori.
În epoca gentilică, din grupul jurătorilor puteau face parte doar rudele celui pentru care se depunea
jurământul. Ulterior, din grupul jurătorilor puteau face parte şi vecinii, adică ceilalţi membri ai obştei
săteşti sau teritoriale, pentru că în final, ca în cazul tuturor celorlalte probe din procesul feudal, proba cu
jurători să dobândească şi ea un caracter de clasă (numai boierii puteau fi jurători).
Dacă domnul încuviinţa uneia dintre părţi proba cu jurători, utiliza sintagma „i-am dat lege”. Partea
căreia i s-a dat proba putea să accepte administrarea ei („putea să ia legea”) sau putea să o defere părţii
adverse.
Atunci când domnul încuviinţa proba cu jurători, stabilea numărul jurătorilor, iar în unele cazuri şi
numele acestora („jurătorii pe răvaş”).
Jurătorii trebuiau să fie de o seamă cu cel pentru care jurau (să facă parte din aceeaşi categorie
socială).
Depunerea jurământului avea un caracter solemn, atât din punct de vedere religios, cât şi sub
aspect juridic. Pe plan religios, jurământul era depus pe Evanghelie, iar pe plan juridic, depunerea se făcea
în fața împuternicitului domnesc cu supravegherea efectuării probei.

74
Conţinutul şi forma jurământului trebuiau să fie identice cu cele ale părţii pentru care jurau.
Schimbarea cuvintelor sau greşirea unora ducea la anularea probei. Cu toate aceste, în Transilvania se
admitea utilizarea unor formule echivalente sau repetarea cuvintelor folosite greşit.
Dacă jurământul era depus cu respectarea condiţiilor prevăzute de Legea Ţării, atunci consemnarea
desfăşurării probei se realiza printr-o carte de jurământ, întocmită de împuternicitul domnesc şi conţinând
semnăturile şi percepţiile jurătorilor. Aceasta era înaintată domnului, care pronunţa hotărârea în sensul
celor arătate în jurământ, iar partea sprijinită de jurători câştiga procesul, se spunea „s-a apucat de lege”.
Dimpotrivă, dacă proba cu jurătorinu a putut fi administrată de partea căreia i se încuviinţase,
aceasta pierdea procesul. Se spunea că „a rămas de lege”.
Partea adversă putea să ceară contra proba cu jurători, aducând un număr dublu de jurători. Dacă
contraproba era administrată cu respectarea dispoziţiilor Legii Țării, hotărârea iniţială era anulată şi se
pronunţă o nouă hotărâre conform noului jurământ. Cel anterior era considerat fals, ceea ce atrăgea
sancţionarea primilor jurători la plata unor amenzi în vite.
Numărul maxim de jurători era 48, astfel încât dacă domnul dorea să favorizeze una dintre părţile
litigante, putea să acorde de la început numărul maxim de jurători, astfel încât cealaltă parte să nu poată
face contra probă.
Proba cu jurători este „regina probelor”, nu numai pentru faptul că prin intermediul ei poate fi
dovedită orice situaţie de fapt şi de drept, ci şi pentru faptul că prin această probă putea fi combătuta
orice altă proba, inclusiv proba cu înscrisuri. Nu întâmplător dreptul nostru feudal o denumeşte lege. Ea
este mijlocul de probă cu cea mai mare forţă probantă.
IV. MĂRTURIA. PROBA CU MARTORI
Martorii sunt persoane care iau cunoştinţăexpropriis sensibus despre anumite împrejurări cu privire
la care evaluează în fața instanței prin mărturia pe care o depun în vederea soluţionării procesului.
Ca şi jurământul jurătorilor, şi depoziţiile de martori se dădeau sub prestare de jurământ în
biserică, iar biserica dădea anateme împotriva celor care depunea mărturie mincinoasă.
Forţa juridică a mărturiei, chiar dacă este depusă sub prestare de jurământ, este inferioară probei
cu jurători. Uneori, dacă partea nu putea aduce toţi jurătorii => nu putea administra proba cu jurători,
jurătorii prezenţi erau ascultaţi ca martori.
O categorie specială de martori erau aldamasarii sau martorii preconstituiți, persoanele care
fuseseră prezente la încheierea unui contract, asistând părţile în realizarea unui acord de voinţă cu privire la
toate clauzele. Aldamasul este de origine geto-daca, anterioară răspândirii creştinismului. Aldămașul e o
veche instituție păgână, anterioară răspândirii creștinismului, ce are un dublu caracter: religios și juridic.
Sub aspect religios, după încheierea convenţiei, persoanele care asistaseră, invocau divinitatea
pentru ca aceasta să binecuvânteze înţelegerea părţilor. Invocarea se realiza la origine prin libaţiuni, din

75
care s-a păstrat la noi obiceiul băutului vinului de către aldamasari şi părţi. Consumarea aldamasului
însemna încheierea convenţiei sub aspect juridic. De regulă, dacă înțelegerea părților era consemnată într-
un înscris, se trecea alături de numele porastilor si numele aldămășarilor precum și momentele cele mia
importante la care aceștia asistaseră.Se mai menționa totodată valoarea aldămașului care a consumat
precum si partea care a suportat cheltuiala.

PROBELE SCRISE
În cazul ivirii unui litigiu în legătură cu interpretarea sau executarea contractului, aldamasarii erau
chemaţi să depună mărturie în cunoştinţă de cauză.
Daca încheierea contractului îmbrăca forma scrisă, atunci alături de numele şi semnăturile părţilor,
în înscris apărea şi numele aldamasarilor. Totodată erau consemnate valoarea şi partea care a suportat
cheltuiala.
Înscrisurile folosite ca mijloc de probă în procesul feudal erau de 2 categorii:
 înscrisuri oficiale, emise de cancelaria domnească şi care purtau diverse denumiri, cea
generică fiind cea de hrisov, de sorginte greacă, dar se mai utilizau şi termenii de uric şi
termenul de direse, care este de sorginte latină.
 înscrisuri provenind de la persoane particulare – zapise
2. ORGANIZAREA DE STAT A VOIEVODATULUI TRANSILVANIEI (STAT
AUTONOM)
• La venirea lor în Transilvania, ungurii au găsit deja formate stratificarea socială și relațiile de
producție de tip feudal, formele de proprietate ale feudalismului și instituțiile politice feudale în cadrul
cărora pe primul plan se alfa instituția voievodatului. Toate aceste tonalități ale lumii feudale au cunoscut o
evoluție specifică pe fondul dominației maghiare. Ungurii, care la venirea în Transilvania se aflau într-un
stagiu primitiv de organizare și nu aveau institutii proprii de tip feudal, le-au preluat pe cele ale românilor și
le-au utilizat apoi ca instrumente de reprimare socială si nationala ale romanilor.
• Constatând totodată că urmare a numărului mic al ungurilor în Transilvania nu pot exercita o
dominație efectiva, regii maghiari au procedat la o colonizare masiva cu sași si secui însă in ciuda acestor
eforturi, populatia romana autohtona a continuat sa reprezinta majoritatea in Transilvania. Așa cum rezultă
din documentele cancelariei maghiare, pe întreg teritoriul Transilvaniei și chiar în Câmpia Panonică erau
inca din sec. 9 numeroase cnezate, voievodate si tari romanesti conduse de nobili romani care purtau
diverse titulaturi: cnezi, juzi, jupani, voievozi.

76
• Existența lor e confirmată nu numai de documente, ci și prin urmele pregnante pe care aceste
instituții le-au lăsat în organizarea interna a voievodatului Transilvania, până la sfârșitul voievodatului.
• În cadrul procesului de supunere a Transilvaniei de către unguri s-a dat o luptă ascuțită între
boierimea romana și nobilimea desprinsă din randul cotropitorului. Această nobilime era desemnată cu
termenul de nemes, iar membrii săi au reușit în final să acapareze toate drepturile prin deposedarea și
subordonarea acestora.
• Între secolele XII-XIV nobilii români sunt menționați alături de cei unguri, sași si secui în
documentele cancelariei maghiare.
• Din a doua jumătate a secolului XV, însă, dar mai ales după constituirea la 1437 a lui Unio Trium
Nationum, drepturile feudalilor români sunt încălcate sistematic, aceștia fiind în cele din urmă excluși,
împreună cu întreaga populație română, de la viața politică a țării.
ORGANELE CENTRALE ALE VOIEVODATULUI TRANSILVANIEI
In epoca voievodatului, Transilvania a avut organe centrale proprii, ca efect al autonomiei sale, in
cadrul regatului maghiar.
Astefel incat, pana la sfarsitul dominatiei maghiare, Transilvania s-a manifestat ca o entitate statala
distincta de regatul maghiar. Pana la sfarsitul sec. 12, dominatia maghiara s-a exercitat doar asupra zonei de
Nord-Vest a Transilvaniei, condusa de Marele Principe (,,mercurius princeps”-mentionat de izvoare in
anul 1111, avandu-si resedinta la Curtea Regala Maghiara). Restul Transilvaniei se afla sub conducerea
cnezilor, voievozilor si juzilor romani. Constatand ca nu pot supune Transilvania doar prin forta, maghiarii
au fost nevoiti sa accepte formele traditonale de organizare feudala ale romanilor si sa colaboreze cu nobilii
romani, context in care s-a constituit voievodatul Transilvaniei, prin extinderea la scara intreagului arc
intracarpatic, a institutiilor feudale romanesti, a voievodatului, astfel incat documnetele mentioneaza in
1176 pe Leustachiu, voievod al Transilvaniei.
a. Voievodul
Voievozii Transilvaniei, din care multi erau romani, desi erau vasalii regilor maghiari, s-au
manifestat permanent ca reprezentantii intereselor feudale romane si au cautat permanent sa-si largeasca
atributiile si sa inlature domninatia maghiara.Unii dintre ei au reusit doar sa transforme Transilvania intr-
un ,,regnum distinctum” de„regnum hungariae”. Voievozii Transilvaniei aveau atributii judiciare,
administrative, militare.
Pe plan administrativ, ii numea pe vicevoievozi, pe conducatorii comitatelor, pe marii dregatori ai
Transilvaniei.
Pe plan juridic, voievozii erau judecatori supremi.
Pe plan militar, erau conducatorii armatei Transilvaniei, pozitie pe care a pastrat o nestirbita
datorita rolului pe care Transilvania l-a jucat in apararea statului maghiar impotriva turcilor si tatarilor.

77
Insa atributiile sale administrative si militare erau limitate de autonomia acordatacomitatelor si
scaunelor sasesti si secuiesti de privilegiile de suzeran a regelui maghiar si de imprejurarea ca domnii
Moldovei si TariiRomanesti detineau in Transilvania intinse feude, cum ar fi Almasul, Fagarasul, Ciceiul,
Rodna, Cetatea de Balta.
Incercarile regilor maghiari de a limita atributiile voievozilor Transilvaniei s-au lovit de o puternica
impotrivire, iar de-a lungul timpului, balanta raportului de forta dintre regele maghiar si voievozii
Transilvaniei a inclinat infavoarea voievozilor Transilvaniei. De exemplu, voievodul Transilvaniei devine
din sec. 15 si comite al secuilor, extinzandu-si astfeljurisdictia si asupra scaunelor secuiesti.
In exercitarea atributiilor sale, voievodul era ajutat de un aparat central, asemanator cu cel
dinMoldova si Tara Romaneasca, dar mai putin dezvoltat, compus din vicevoievod, notarul voievodal sau
seful cancelariei voievodale, cuatributii asemanatoare cu cele ale logofatului si judele curtii voievodului, cu
atributii asemanatoare cu cele ale vornicului.
b. Congregatia generala a nobililor
Un alt organ de conducere al Transilvaniei la nivel central este congregatia generala a nobililor
(congregatio generalis nobilium). Aceasta este Adunarea reprezentativa pe stari a nobilimii comitatelor, a
clerului, a orasenilor si a taranilor liberi, proprietari depamant. La inceput, din congregatio generalis
nobilium au facut parte si nobilii romani, ultima congregatio generalis nobilium la careacestia au fost
mentionati fiind 1291. Ulterior, dupa Unio Trium Natiorum, in compunerea congregatio generalis nobilium
intrau doarreprezentanti ai celor 3 natiuni privilegiate, cu excluderea definitiva a reprezentantilor poporului
roman autohton si majoritar.
Congregatio generalis nobilium era un organ de stat cu caracter permanent si se intrunea periodic la
convocarea voievodului, de regula la Turda. Atributiile sale erau de natura administrativa si fiscala.
Existenta congregatio generalis nobilium ilustreaza autonomia Transilvaniei, intrucat nicio hotarare a
Dietei maghiare nu se aplica in Transilvania, daca nu era insusita de congregatio generalis nobilium.
ORGANIZAREA LOCALA A VOIEVODATULUI TRANSILVANIEI
Orgnizarea locala a voievodatului Transilvaniei este expresia impletirii structurilor politico-
administrative ale romanilor, existente inca dinainte de cucerirea maghiara si care au supravietuit si in
cadrul voievodatului cu elemente de organizare imprumutate de maghiari din sistemul feudal german.
Astfel, in regiunile locuite exclusiv de romani, subdiviziunile administrativ-teritoriale erau
districtele romane, conduse de cnezi, voievozi, juzi.
In regiunile unde, printre populatia romana au patruns si maghiarii, subdiviziunile administrativ-
teritoriale erau comitatele, impartite in plasi. Comitatele sunt conduse de comiti, la inceput numiti de regii
maghiari, iar din sec. 13, de catre voievodul Transilvaniei, iar plasile erau conduse de pretori. La nivelul

78
comitatului, comitele era ajutat de un vicecomite sau de o adunare a comitatului, unde participa nobilimea
locala.
In zonele unde au fost colonizati secuii s-au organizat institutii administrativ-teritoriale cu caracter
militar, numite scaunele secuiesti. Institutia este preluata de la romani, de la vechile scaune de judet ale
acestora. Numarul scaunelor a ajuns in sec. 15 la 7, fiecare scaun fiind condus de un capitan cu atributii
administrative si judecatoresti, ajutat pe planul activitatii jurisdictionale de un jude scaunal. Cele 7 scaune
alcatuiesc laolalta ,,universitas siculorum" (obstea secuilor cu capitala la Odorhei). Era condusa de un
comite al secuilor, numit de regele maghiar. Insa din sec. 15, voievodul Transilvaniei devine si comite al
secuior, extinzandu-si autoritatea asupra obștii secuiesti. El era ajutat de 1 vicecomite al secuilor.
In zonele in care au fost colonizati sasii, s-au constituit dupa modelul scaunelor de judet ale
romanilor, scaune sasesti care, 7, apoi 9, alcatuiesc laolalta obstea sasilor (,,universitas saxorum"), cu
capitala la Sibiu. Ficare scaun era condus de un jude regal, numit de regele maghiar, un vicejude si un jude
scaunal (ales de anumarea locala). Obstea sasilor era condusa de un comite, reprezentant al regelui maghiar,
dar care ulterior a trecut sub autoritatea voievodului Transilvaniei, fiind ales din sec. 15 de membrii
comunitatii sasesti.
O alta categorie de autoritate administrativ-teritoriala sunt orasele, care sunosc o puternica
dezvoltare a mestesugurilor si comertului si pe cale de consecinta, dobandesc o mult mai larga autonomie
fata de orasele din Tara Romaneasca si Moldova. Orasele Transilvaniei sunt conduse de un jude (iudex) si
de un consiliu orasenesc sau sfat municipal, compus din 12 jurati, denumiti ,,burghe". Erau alesi pe termen
de 1 an din randul patriciatului orasenesc, iar acest sfat municipal avea atributii administrative si fiscale,
fixate prin actele de privilegii acordate orasului.(nepredat)
Orgnizarea locala a oraselor Transilvaniei era dublata de un reprezentant al puterii centrale: judele
regal.
ORGANIZAREA FISCALA
Taranii liberi aveau obligatii fiscale numai fata de stat, pe cand cei aserviti aveau in plus obligatia sa
presteze cele 3 forme ale rentei feudale fata de nemesi si fata de biserica. Sarcinile fiscale datorate regelui
erau inferioare celor datorate nobililor, ceea ce invedereaza iar, autonomia Transilvaniei. In plus,
voievodul, care strangea darile pentru rege, avea dreptul sa retina o mare parte din ele.
Principala obligatie fata de stat (lucrum camerae) era prestata initial in natura, apoi in bani. Aceasta
dare, fixata prin diplome regale, a sporit necontenit. Taranii aveau si obligatia de a plati o dare funciara
numita ,,terragiuns". Cu timpul, ea a fost extinsa si asupra oraselor, transformandu-se intr-o dare generala.
In situatii deosebite, regele impunea dari suplimentare numite ,,subsidia".
Taranii aveau un plus obligatia de a plati ,,quinquagessima ovium" (o oaie cu un miel din 50).
Intrucat indeplineau indatoriri militare, secuii erau scutiti dari, totusi cu ocazia incoronarii regelui, a primei

79
sale casatorii si a nasterii primului sau copil, erau obilgati la darea boilor (un bou de fiecare familie).
Regimul fiscal al sasilor era distinct, ei avand indatorirea de a plati 500 de mari de argint anual, prin
contributia tuturor gospodariilor (darea Sfantului Martin).
ORGANIZAREA ARMATEI
In Transilvania, dat fiind organizarea autonoma, exista si o armata a regelui, aflat sub conducerea
voievodului si o armata a feudalilor locali. Din armata regelui faceau parte marii dregatori, cei aflati in
slujba acestora (iobagiones, castri) ca si unele contingente intretinute de oraseni si de categoriile sociale
privilegiate, la care participau si un numar de iobagi, stabilit prin reglementari succesive de catre regii
Ungariei.
In general, feudalii laici si bisericesti participau la oastea regelui cu un numar de ostasi proportional
cu intinderea proprietatilor funciare pe care le detineau si cu numarul iobagilor pe care ii stapaneau. La
inceputul sec. 15, armata Transilvaniei a fost reorganizata pe principiul banderiilor (steaguri). Potrivit
acestui sistem, marii dregatori, nobiliii, comitatele, orasele, secuii si sasii intretineau banderii proprii.
Aceasta reorganizare este expresia consolidarii puterii si a autonomiei dregatorilor si nobililor din
Transilvania, fata deregele Ungariei.
Fapt este ca oastea din Transilvania a constituit in intreaga epoca a voievodatului un corp de armata
distinct. Armata proprie a feudalilor era formata din slujbasii acestora. Pe cand armata regelui avea
obligatia de a participa la toate razboaiele inclusiv la cele purtate in afara granitelor statului, armata
feudalilor participa numai la razboaiele de aparare.
ORGANIZAREA BISERICII
Biserica ortodoxa din Transilvania se afla in plin proces de organizare ierarhica in momentul venirii
ungurilor. Cu toate ca aceasta ierarhie nu s-a putut desavarsi in epoca voievodatului, Biserica ortodoxa si-a
desfasurat activitatea neintrerupt, asigurand continuitatea credintei religioase a romanilor.
Biserica ortodoxa a romanilor a fost organizata treptat, pe masura patrunderii ungurilor, fiind
sustinuta de feuali si de regii Ungariei. Ea se bucura de imunitati si privilegii acordate de catre rege, dar in
acelasi timp se afla sub conducerea si supravegherea acestuia. Initial, biserica catolica avea dreptul de a
percepe dari numai de la credincioasii sai, dar ulterior acest drept a fost extins si asupra ortodocsilor. Pe
masura ce exploatarea de catre Biserica oficiala s-a inasprit, nemultumirile taranimii romane, care era in
intregime ortodoxa, a capatat si caracterul luptei impotriva catolicismului. Aceasta lupta s-a intensificat si
mai mult datorita faptului ca ortodocsii, socotiti schismatici, erau supusi unui sistem de prigoana. Regimul
de intoleranta religioasa s-a impletit cu acordarea unor drepturi acelora care treceau la catolicism si prin
aceasta se maghiarizau, in cadrul politicii de deznationalizare a romanilor.
ORGANIZAREA DE STAT A TRANSILVANIEI IN EPOCA PRINCIPATULUI
DEPENDENT DE TURCIA

80
Intre 1541 si 1683, Transilvania a fost organizata ca principat autonom sub suzeranitate otomana, la fel ca
celelalte tari romane.In ceea ce priveste Ungaria, partea central-estica a format Pasalacul de la Buda, iar
partea de vest a intrat in stapanirea casei de Habsburg.
In timpul principatului, organele centrale de conducere a Transilvaniei erau:
o principele,
o dieta
o consiliul intim al principelui.

1) Principele
Principele era ales pe viata de catre Dieta si confirmat de sultan, insa Turcia nu a respectat aceasta regula si
de multe ori l-a numit pe principe fara o alegere prealabila din partea Dietei.Dupa dezastrul Ungariei la
Mohaci, Dieta Transilvaniei, intrunita la Turda in 1542, a consfintit crearea principatului Transilvaniei ca stat
autonom tributar Turciei, conditionand alegerea principelui Transilvaniei de obligatia acestuia de a respecta
privilegiile natiunilor nobilimii celor 3, cele 4 religii recepte si legile votate de Dieta. Acest lucru a marcat
instaurarea unui regim nobiliar.Totusi, atributiile principelui Transilvaniei erau mai largi decat ale
voievodului:
o era comandantul suprem al armatei si judecatorul suprem, fiind titular al lui dominium eminens.
o Pe plan legislativ:
▪ convoca Dieta,
▪ avea drept de initiativa legislativa
▪ avea dreptul de a ratifica sau de a respinge legile votate de dieta.
o era seful administratiei
o ii numea si revoca pe dregatori si pe alti functionari
o conferea titlurile de noblete
o incheia tratatele cu alte state
o declara starea de razboi si pace

2) Dieta Transilvaniei
Dieta Transilvaniei, spre deosebire de vechea congregatie a nobililor, dieta este un organ de stat cu caracter
permanent, sedintele sale tinandu-se la Alba-Iulia de regula, sau in alte localitati unde era convocata de
principe.Membrii Dietei apartineau celor 3 natiuni privilegiate si celor 4 religii recepte, romanii ortodocsi
fiind exclusi de la viata politica a tarii.

81
3) Consiliul Intim
In ceea ce priveste Consiliul intim, el este un organ nou creat in epoca principatului, cu scopul formal de a-l
sfatui pe principe in problemele curente ale vietii de stat.In realitate, insa, consiliul intim al principelui
exercita un control permanent al activitatii acestuia, fiind o creatie a regimului nobiliar instaurat in
transilvania. El era compus din 10-12 membri, recrutati dintre varfurile nobilimii transilvaniei, asa-numitii
magnati. Din consiliu faceau parte si un reprezentant. al bisericii catolice. Consilierii desfasurau o activitate
remunerata, deci pozitia lor nu una onorifica, ci una efectiva in viata politica a Transilvaniei.

ORGANIZAREA FISCALA
Veniturile statului se imparteau in 2 mari categorii. In prima categorie faceau parte veniturile
provenite de pe urma operatiunilor monetare, taxelor si exploatarilor de mine si de saline. Principele putea
dispune de aceste venituri dupa bunul plac. Veniturile provinciale intrau in a II-a categorie si proveneau din
impozitele platite de fiecare gospodarie. Pe masura cresterii tributului catre Turcia, au sporit si aceste
impozite. Desi a cunoscut o permanenta tendinta de crestere, tributul platit de Transilvania nu a fost la fel de
apasator ca cel platit de Tara Romaneasca si Moldova. Pe de alta parte, majoritatea populatiei, formata din
taranimea aservita, avea grele obligatii fata de feudali. Situatia romanilor s-a inrautatit si mai mult in aceasta
epoca, prin generalizarea impozitului platit de catre ortodocsi fata de Biserica Catolica.
ORGANIZAREA ARMATEI IN TRANSILVANIA
Dieta Transilvaniei s-a preocupat in mod constant de organizarea armatei si de adoptarea unor
reglementari cat mai precise cu privire la sistemul de recrutare la oaste. Din cuprinsul acestor hotarari se
desprind unele reguli generale: toate categoriile aveau obligatia de a paricipa la oaste, fiecare nobil trebuia sa
se prezinte impreuna cu un numar de ostasi proportional cu numarul cu numarul de iobagi pe care ii avea in
stapanire, orasele, secuii si sasii aveau obligatii militare specifice, taranii din regiunile de margine se bucurau
de unele inlesniri in schimbul obligatiei de a asigura paza hotarelor. In aceasta epoca a crescut in mod
considerabil numarul mercenarilor, dependenti de principe.
ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Organizarea administrativ-teritoriala a ramas, in mare, asa cum s-a configurat in epoca
voievodatului. Principatul Transilvaniei a cuprins intotdeauna centrul Transilvaniei, iar in anumite perioade
si Partium (Crisana si Maramures).
OARGANIZAREA BISERCII
Biserica oficiala a statului a ramas cea catolica, dar pe fondul reformei religioase ce a cuprins toata
Europa, au fost recunoscute si in Transilvania bisericile: reformanta, calvina si lutherana, ce alcatuiau,
impreuna cu Biserica Catolica, cele 4 religii recepte ale Transilvaniei. Biserica Ortodoxa a fost considerata

82
schismatica, dar pe fondul reformei religioase si sub influenta celorlalte 2 tari romane, ea incepe sa cunoasca
un proces de organizare ierarhica. In cadrul acestui proces de organizarea ierarhica au fost create o serie se
episcopii ortodoxe in localitatile Vad, Ineu, Gioagiu, Silvas, precum si o mitropolie din Transilvania. La
inceput, mitropolitii erau hirotonisiti in Serbia, apoi la Targoviste, in Tara Romaneasca. Actionand in directia
consolidarii bisericii ortodoxe din Transilvania, Mihai Viteazul, devenit principe, a creat o noua mitropolie
ortodoxa, intitulata ,,mitropolia Balgradului, Vadului, Silvasului, Maramuresului, Fagarasului si Tarii
Unguresti".

DREPTUL SCRIS IN TRANSILVANIA IN TIMPUL


VOIEVODATULUI SI PRINCIPATULUI DEPENDENT DE TURCIA
Dreptul scris al Transilvaniei acestei perioade este marcat, in evolutia sa, de mai multe tendinte:
1. a factorilor locali de a consolida autonomia voievodatului
2. politica centralizatoare prommovata de regii ungari
3. tendinta populatiei majoritare romane de a-si apara traditiile si institutiile juridice consacrate de
legea tarii, inclusiv prin codificarile vechilor obiceiuri realizate sub presiunea poporului roman si
recunoscut oficial de statul maghiar.
In acest context, in cadrul dreptului scris al Transilvaniei s-au conturat 2 sisteme juridice:
a.dreptul roman transilvanean, care a imbracat forma legii tarii si apoi a codificarilor realizate pe baza
obiceiului pamantului si care a reprezentat sistemul de drept preponderent cel putin in epoca voievodatului.
b. sistemul juridic discriminatoriu pentru romani, impus de statul maghiar si reprezentantii celor 3
natiuni privilegiate (incepand din sec. 15), sistem prin care poporul roman a fost exclus de la viata politica si
juridica a Transilvaniei, sistem care nu a fost niciodata recunoscut sau asimilat de populatia majoritara
romana.

Dreptul scris al voievodatului Transilvaniei cuprinde:


1. Decretele regale date cu privire la privilegiile nobilimii si obligatiile taranilor
iobagi, precum si cu privire a organizarea judecatoreasca, militara, financiara a voievodatului, dintre care
mentionam:
a. Decretul regelui Andre al II-lea din 1222
b. Decretul regelui Carol Robert d'Anjou
c. Decretul regelui Matei Corvin, ,,Maius", dat in 1483

83
2. Union Trium Natiorum este o hotarare data de reprezentantii celor 3 natiuni privilegiate, in 1437, prin
care s-a stabilit ca puterea politica in Transilvania urma sa fie exercitata numai de reprezentantii acestor 3
natiuni privilegiate, cu excluderea poporului roman majoritar.

3. Elementul de drept scris al Transilvaniei in ,,Tripartitul lui Verboczi". Aceasta este o lucrare cu
caracter privat elaborat de juristi in 1514 si 1517, din ordinul regelui Vladislav al III-lea si care, datorita
evenimentelor ce u urmat, nu a fost promulgata oficial, ramanand o lucrare cu caracter privat, dar care
datorita continutului sau s-a aplicat in practica instantelor de judecata pana la revolutia de la 1848. Utilizarea
ei a fost consacrata si in Diploma Leopoldina. Asa cum rezulta si din denumirea ei, lucrarea are 3 parti, cu
privire la:
a. privilegiile nobilimii
b. procedura de judecata
c. situatia juridica a taranilor iobagi, consacrand legarea lor de glie
d. statutul oraselor libere

4. Statutele Tarii Fagarasului reprezinta o legiuire cu caracter de codificare, pentru ca cuprinde


principalele institutii juridice romane ale legii tarii.Mult timp, Fagarasul a fost feuda a domnilor Tarii
Romanesti, insa la sfarsitul sec. 15, ea a fost inclusa in ,,universitas saxorum" (obstea sasilor). Acest lucru a
insemnat o incalcare a drepturilor stravechi si s-a lovit de o puternica rezistenta din partea lor, culminand cu
o serie de rascoale ce au avut loc intre 1503 si 1508.
Printre revendicarile rasculatilor s-a numarat si cea a revendicarii vechilor obiceiuri ale
romanilor, revendicare ce a fost satisfacuta in 1508, prin intocmirea statutelor Tarii Fagarasului.Statutele
Tarii Fagarasului sunt redactate in limba latina. Si in cuprinsul lor, in preambul, cat si in partea finala se
mentioneaza ca s-au dat la propunerea romanilor. Textul statutelor redau obiceiuri juridice romane, intr-o
forma exact, dar concentrata, pornindu-se de la ideea ca ele sunt cunoscute foarte bine de populatia romana,
care le aplica din generatie in generatie.
Dispozitiile lor nu sunt sistematizate, astfel ca dispozitiile de drept civil sunt intercalate cu cele de
drept penal, fara aplicarea vreunui criteriu.
In materia persoanelor,statutele consacrata stratificarea sociala de tip feudal si discriminarea
dintre diversele categorii sociale feudale. Nobilii romani sunt desemnati prin ,,boirones", iar taranii sunt
desemnati prin ,,rusticii valahii", terminologia fiind asemanatoare cu cea din Tara Romaneasca.
In materia casatoriei este prevazuta necesitatea consimtamantului parintilor viitorilor soti, dar si
posibilitatea incheierii casatoriei cu fuga, prin plata unor amenzi simbolice. Inzestrarea fetelor este obligatia
parintilor (iar dupa moartea acestora fratilor), situatie identica cu cea din Tara Romaneasca si care reprezinta

84
un corolar al privilegiului masculinitatii. Statutele prevedeau ca desfacerea casatoriei se poate face prin
repudiu, urmat de pierderea zestrei, bunurile dotale ramanand in stapanirea aceluia dintre soti care respectase
obligatiile casatoriei.
O ampla reglementare este intalnita in materia succesiunilor, in sensul ca daca un boier moare
fara succesori, poate dispune prin testament de 1/3 din bunurile mobile, restul si si bunurile imobile intrand
in stapanirea seniorului sau. Daca cineva moare fara descendenti de sex masculin, fetele dobandesc bunurile
mobile si 1/4 din contra valoarea pamantului, aplicandu-se privilegiul masculinitatii. La fel ca si in Tara
Romaneasca, fata inzestrata de parinti era exlusa de la mostenirea lor.
Este reglementata si infratirea pe mosie, cu principalele sale aplicatii.
In materia proprietatii exista institutii care pastreaza urme ale proprietatii devalmase, desi ea
nu este consacrata in mod expres, cum ar fi sistemul raspunderii colective in materie penala.
Domeniul dreptului penal este cel mai amanuntit reglementat, fiind sanctionate o multime de
infractiuni, cele mai grave fiind considerate:
a. insurectia impotriva castelanului
b. erezia
c. incendierea
d. violarea de domiciliu
e. falsificarea de moneda (toate pedepsite cu moartea)
In materia proprietatii, reglementarea din statutele Ţării Făgăraşului conţine urme semnificative
lăsate de proprietatea comună devălmaşă de la nivelul obştilor săteşti sau teritoriale.
Din analiza dispozitiilor statutelor Tarii Fagarasului, rezulta ca unitatea de continut si aplicare a
obiceiului roman, in toate cele 3 tari romane, inclusiv in teritoriul intracarpatic, unde oprimarea nationala a
poporului roman a reprezentat o constanta a conducatorilor Tarii Romanesti, alesi numai dintre reprezentantii
celor 3 natiuni privilegiate.De aceea, este remarcabil ca numai cu 3 decenii inainte de incetarea dependentei
Tarii Romanesti fata de Ungaria, autoritatile au fost nevoite sa recunoasca si sa codifice obiceiurile
romanesti, care s-au pastrat intr-o forma nealterata.

DREPTUL SCRIS IN TRANSILVANIA IN TIMPUL PRINCIPATULUI DEPENDENT DE TURCIA


Dupa caderea Ungariei la Mohaci, Dieta Transilvaniei intrunita la Timisoara in 1540 a hotarat ca pe
viitor Transilvania se va conduce dupa legi proprii, iar legile din Ungaria inceteaza sa se mai aplice in
Transilvania, cu exceptia Tripartitului lui Verboczi.Totodata, Dieta de la Sighisoara consacra in continuare
Unio Trium Nationum, ca fundament al dreptului public discriminatoriu al Translivaniei.Intrucat in epoca
principatului dependent de Turcia Dieta Transilvaniei a adoptat un numar impresionant de legi pentru a

85
acoperi vidul de reglementare, s-a simtit nevoia sistematizarii lor, in ordine cronologica, sub forma
incorporarii in colectii de legi.
• Prima colectie cuprinde legile adoptate de dieta transilvaniei intre 1540-1653 si a fost elaborata in timpul
domniei celor 2 principi racoti, fiind denumita,,aprobatae constitutiones regni transilvaniae et partium
ungariae et isdem anexarum".
• A doua culegere de legi cuprinde legile adoptate de dieta transilvaniei intre 1654-pana la sfarsitul
epocii principatului dependent de Turcia. A fost adoptata in timpul domniei principelui Mihai Apafii,
fiind denumita ,, compilatae constitutiones regni transilvaniae et partium ungariae et isdem anexarum".
• Ulterior, cele 2 culegeri au fost grupate intr-una singura intitulata ,, aprobatae et compilatae
constitutiones regni transilvaniae et partium ungariae et isdem anexarum". in cadrul careia legile sunt
grupate cronologic, pe domenii: dreptul canonic, organizarea de stat, privilegiile feudalilor, procedura de
judecata si diferitele probleme administrative.
Dreptul scris al Transilvaniei in epoca principatului dependent de Turcia este patruns de tendinta de
promovare a intereselor celor 3 natiuni privilegiate si ale celor 4 religii recepte, sens in care sunt
reglementate foarte amanuntit obligatiile iobagilor fata de nobilii feudali, fata de Biserica si fata de
stat.
Legislatia aceasta a inrautatit foarte mult situatia juridica a tarilor romane, care erau pro temore. S-a
inrautatit si situatia preotilor ortodocsi, ce erau asimilati taranilor aserviti si aveau obligatii ca acestia.
Este semnificativa utilizarea termenului de ,,regnum" in cadrul acestor colectii de legi, intrucat in
epoca respectiva, cuvantul ,,regnum" desemna un stat suveran. Prin urmare, legislatia aceea dorea a fi
expresia intereselor nobilimii locale, organizata in cadrul unei entitati statale de sine statatoare..
In afara acestor codificari, au mai fost codificate norme de drept scris si cutumiar ale oraselor sasesti
in statutele municipale sasesti adoptate in Adunarea sasilor intre 1570 si 1580 si aprobate de principele
Transilvaniei in 1583.Aceasta lucrare cuprinde numeroase dispozitii in materia obligatiilor pentru ca
sasii erau cei mai legati de schimbul de marfuri (comert). Sunt cuprinse si dispozitii de drept penal si drept
procesual, toate redactate intr-o forma sistematica.Au mai fost elaborate si alte culegeri de drept: ,,Statutele
odorheiului", ,,Statutele Zarandului'’, in virtutea autonomiei locale de care se bucurau unitatile
administrativ-teritoriale.
DREPTUL SCRIS AL TRANSILVANIEI IN EPOCA PRINCIPATULUI DEPENDENT DE
AUSTRIA
Această etapă debutează în 1683, odată cu înfrângerea armatei otomane la asediul Vienei şi
durează până la 1867, când se instaurează dualismul austro-ungar.

86
În 1688, armatele austriece pătrund în Transilvania şi aceasta devine un stat vasal Austriei,
situaţie acceptată de Dieta de la Făgăraş care statuează că alegerea principelui Transilvaniei urma
să se facă potrivit vechilor reguli.
Prin Diploma Leopoldină din 1691, împăratul Leopold al Austriei recunoaşte autonomia
Transilvaniei şi se obligă să o respecte. Noul statut juridic este recunoscut şi pe plan internaţional
prin Tratatului de pace de la Karlowitz.
În 1699, ultimul principe al Transilvaniei, Mihai Apafi al II-lea, renunţă la drepturile sale
princiare în favoarea împăratului Austriei, creându-se o uniune personală între Transilvania şi
Austria, în sensul că împăratul Austriei este şi principe al Transilvaniei. Această situaţie este
consacrata de iure prin documentul imperial denumit pragmatica sancţiune potrivit căruia alegerea
principelui Transilvaniei se făcea potrivit aceloraşi reguli care guvernau succesiunea la tronul
Austriei.
Organizarea de stat a Transilvaniei ca principat autonom dependent de Austria
Transilvania era condusă de un guvernatorcare coordona administraţia civilă a
principatului şi de un generalcomandant al armatei austriece din Transilvania care coordona
administraţia militară a principatului. Uneori, cele 2 funcţii se reuneau asupra aceleiaşi persoane
care purta titulatura de Preşedinte al Guvernului.
Tot la nivel central funcţiona Guvernul provincial (guberniul) a cărui activitate era
controlată de Cancelaria Aulică de la Viena în cadrul căreia funcţiona Cancelaria Aulică
Transilvană creată în 1695.
Alte instituţii care funcţionau la nivel central erau:
 Comisariatul ţării care controla aprovizionarea armatei din Transilvania
 Tezauriatul care administra finanţele Transilvaniei
În epoca principatului dependent de Austria se produce pe plan religios o mişcare care a avut
consecinţe extrem de importante pentru susţinerea documentară şi ideologică a luptei populaţiei
româneşti autohtone şi majoritare pentru afirmarea naţională, crearea bisericii unite. Astfel, Sinodul
de la Alba Iulia din 1697, convocat de episcopul Theofil, a hotărât în principiu unirea bisericii
ortodoxe din Transilvania cu biserica catolică. Această hotărâre a fost luată ca urmare a
promisiunilor împăratului Austriei în sensul că preoţii uniţi vor fi scutiţi de obligaţii iobăgeşti,
obligaţii care revenea preoţilor ortodocşi.
Acelaşi împărat, printr-o diplomă dată în 1701, extinde scutirile şi asupra ţăranilor uniţi,
însă această Diplomă Leopoldină nu a fost acceptată de Dieta Transilvaniei şi, ca atare, nu s-a
aplicat aici.

87
În 1744, printr-un rescript imperial dat de împărăteasa Maria Tereza, naţiunea română a
fost recunoscută ca a patra naţiune a Transilvaniei, însă nici acest rescript nu s-a aplicat în
Transilvania, deoarece Dieta l-a interpretat în sensul că el se aplică doar nobililor şi clericilor şi că
aceştia nu formează o a patra naţiune, ci sunt lipituri la cele 3 naţiuni privilegiate.
Unirea cu Roma a unei părţi a bisericii din Transilvania a avut importanţă, în sensul că a
permis accesul fruntaşilor bisericii unite la arhivele de la Roma, precum şi la arhivele imperiale de
la Viena, aceştia realizând o intensă munca de documentare în sprijinul argumentării drepturilor
naţiunii române în Transilvania. Activitatea depusă de ei a contribuit la formarea fundamentului
ideologic al mişcării de eliberare naţională a românilor din Transilvania.
Dreptul în Transilvania în epoca principatului dependent de Austria
Prin articolul 1 al Diplomei Leopoldine din 1691 s-a menţinut aplicarea în Transilvania a
vechilor legiuiri feudale şi anume: „Union Trium Nationum”, „Tripartitum-ul lui Ștefan Werboczi”
şi „Approbatae et Compilatae Constitutiones”.
În 1693, printr-o rezoluţie alvitiana, s-a organizat în cadrul Cancelariei aulice de la Viena o
Cameră Aulică Transilvăneană care cenzura activitatea guvernului Transilvaniei. Un alt document
elaborat în această perioadă este pragmatica sancţiune prin care s-a consfinţit de iure uniunea
personală dintre Austria şi Transilvania.
Dieta Transilvaniei a adoptat şi în această perioadă a principatului dependent de Austria o
serie de hotărâri care au înăsprit exploatarea socială de tip feudal.
Astfel, Dieta din 1714a fixat numărul zilelor de clacă la 4 zile pe săptămână pentru iobagi
şi 3 zile pentru jeleri (ţărani liberi fără pământ). Această hotărâre a fost amendată de împărăteasa
Maria Tereza printr-un rescript imperial dat în 1747 prin care a diminuat numărul zilelor de clacă
pe săptămână la 4 zile pentru ţăranii care nu aveau vite şi 3 zile pentru ţăranii care aveau vite.
Printr-un alt rescript imperial „punctele regulative” 1769, împărăteasa Maria Tereza îi invită
pe nobilii Transilvaniei aparţinând celor 3 naţiuni privilegiate să înceteze abuzurile asupra ţăranilor
iobagi, majoritatea de origine română. Niciuna dintre hotărâri nu s-au aplicat în Transilvania pentru
că au fost respinse de Dietă.

DREPTUL FEUDAL SCRIS


PRAVILELE BISERICEŞTI
Datorită organizării sale ierarhice şi rolului său de principal factor ideologic al societăţii feudale,
Biserica Ortodoxă română a fost în măsură să elaboreze norme de conduită care să fie aplicate pe întreg
teritoriul ţării prin extinderea autorităţii sale spirituale şi cu sprijinul autorităţilor statului feudal.

88
La rândul lor,domnii erau interesaţi în consolidarea statului feudal şi centralizarea puterii de stat
care urma să se realizeze şi prin introducerea unor reglementări juridice noi cu caracter uniform spre
deosebire de obiceiul juridic care prezenta semnificative particularităţi regionale.
Pravilele bisericeşti au avut un caracter oficial, deoarece au fost întocmite din ordinul domnului
sau al mitropolitului şi pe cheltuiala acestora.
Dispoziţiile din pravile erau obligatorii atât pentru clerici, cât şi pentru laici,mireni, atât în
domeniul religios propriu-zis, cât şi în domeniul juridic, deoarece, potrivit concepţiei autorilor de
pravile,dispoziţiile de drept civil, penal, procesual ţineau tot de domeniul religios.
Întrucât Biserica Ortodoxă română se afla sub autoritatea spirituală a Patriarhiei de la
Constantinopol, domnii şi mitropoliţii români au respectat regula de mult consacrată potrivit căreia
pravilele bisericii ortodoxe se întocmesc numai după izvoare canonice bizantine.
Procesul de creştinare a geto-dacilor, a populaţiei daco-romane şi româneşti, a însoţit etnogeneza
românească şi a deputat încă înainte de instaurarea dominaţiei romane.
Principalele cuvinte ale limbajului religios sunt de sorginte latină: biserica (basilica), cruce
(crux).Limba română este singura limbă romanică în care termenul de biserică e de origine latină. În toate
celelalte limbi romanice cuvântul biserica e de sorginte greacă (eclesia).
Pătrunderea masivă a slavilor la Sudul Dunării a rupt romanitatea nord-dunăreană de contactul
nemijlocit cu Bizanțul.
Din epoca feudalismului timpuriuinfluența bizantină s-a exercitat pe filieră slavă. În acest context
slavona a devenit limba oficială a cancelariei domneşti şi limba în care au fost redactate primele pravile
şi limba cultului religios ortodox.
Această situaţie nu a durat mult, până la jumătatea sec. 16, deoarecepopulaţia nu cunoştea limba
slavonă, ea fiind cunoscută doar de câţiva călugări şi gramatici ai cancelariei domneşti, motiv pentru care
pravilele încep să fie redactate şi în limba romană.
La început, pravilele bisericeşti au fost multiplicate sub formă de manuscrise pentru ca apoi să fie
multiplicate prin tipărire după ce tiparul a pătruns şi în ţările române. Pravilele tipărite apar de la mijlocul
sec. 17.
Cele mai importante pravile în limba slavonă:
1. „Pravila de la Târgovişte” (1452) elaborată de gramaticul Dragomir din porunca domnului
Vladislav al Ţării Româneşti
2. „Pravila de la Putna”(1581) care este bilingvă, redactată în romană şi slavon cu text
interliniar
3. „Pravila de la mănăstirea Bistriţa”(1618) din Moldova
4. „Pravila de la mănăstirea Bistriţa” (1636) din Oltenia

89
Izvoarele acestor pravile au fost
 „Sintagma alfabetică” o lucrare din 1335 de la Salonic denumită a lui Matei Vlastares
 “Nomocanoanele părinţilor Bisericii”
 Legislaţia împăraţilor bizantini – “Bazilicalele” lui Leon al II-lea filosoful(exemplu)
Cele mai importante pravile în limba română:
 „Pravila Sfinţilor Apostoli” scrisă de diaconul Coresi (1560-1562) la Braşov, denumită şi
Pravila de la Ieud după numele localităţii din Maramureş unde a fost descoperit singurul
exemplar al acestei pravile
 „Pravila Aleasă” scrisă de logofătul Eustache (1632), în Moldova, el a preluat izvoare
bizantine conţinute într-o lucrare intitulată nomocanonul lui Mihail Malaxos
 „Pravila de la Govora” sau Pravila cea Mică tipărită în Țara Românească la 1640 din
porunca domnului Matei Basarab în 2 ediţii identice: o ediţie pentru Țara Românească,
prefaţa de mitropolitul Theofil al Ţării Româneşti şi una pentru Transilvania, prefaţa de
mitropolitul Ghenadie al Transilvaniei.
Conţinutul pravilelor bisericeşti este eterogen, alături de textele cu caracter juridic sunt cuprinse
şi texte din diverse alte domenii, extrase din lucrări religioase, date istorice despre sinoadele bisericeşti şi
despre părinţii bisericii,autori de pravile, cronici, tabele de calculare a timpului, diferite formulare pentru
întocmirea unor acte.
La rândul lor,dispoziţiile cu caracter juridic nu sunt sistematizate pe ramuri şi instituţii de drept,
astfel încâtnormele de drept laic alternează cu normele de drept canonic, cele de drept civil alternează cu
cele de drept penal şi procesual. Ca o particularitate, pe planul dreptului penal, infractiunile era socotite
pacate, iar pedepsele clasificate in pedepse fizice si pedepse duhovnicesti erau socotite ca forme de ispasire
a pacatelor.
Prin conţinutul lor mistic şi prin discriminările sociale făţişe pe care le consacrau pravilele au
contribuit la consolidarea relațiilor de tip feudal, în sensul că, având în vedere izvoarele utilizate la
elaborarea lor, pravilele marchează cea de-a doua etapă a evoluţiei dreptului românesc sub influenţa
dreptului roman şi anume etapa receptării ideilor şi instituțiilor juridice române pe filieră bizantină, aşa
cum au fost ele adaptate la realităţile feudale ale Bizanțului.
În toate cele 3 ţări române pravilele bisericeşti au un conţinut similar, mergând până la identitate,
ceea ce arată unitatea de concepţie a dreptului nostru feudal scris ca o continuare firească a unităţii de
reglementare din Legea Ţării (dreptul feudal nescris).
Pravilele bisericeşti nu au fost doar simple construcţii teoretice, ci ele au fost destinate să aibă şi o
finalitate practică, adică să se aplice efectiv în practică instanţelor de judecată.

90
Există puţine documente care să ateste faptul că hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanțe erau
date în baza pravilelor. Acest fenomen se explică prin faptul că hotărârile judecătoreşti în materie penală
şi a dreptului familiei se dădeau în formă orală, iar cele care se dădeau în formă scrisă fie nu ni s-au
păstrat întrucât părţile litigante nu au avut interesul să le păstreze, fie nu indicau capul de pravilă, adică
textul din pravilă pe baza căruia s-a pronunţat hotărârea respectivă.
În litigiile referitoare la dreptul de proprietate, hotărârile erau date întotdeauna în scris şi
întotdeauna erau motivate cu texte din pravile. Asemenea hotărâri ni s-au păstrat pentru că părţile litigante
aveau tot interesul să păstreze documente care reprezentau dovada dreptului lor de proprietate.
Una dintre cele mai celebre hotărâri care s-a păstrat, conţinută într-un hrisov dat în vremea
domnului Alexandru Ilias, este hotărârea dată în procesul dintre Florica şi Maria, Florica era fata
legitimă a lui Mihai Viteazul, iar Mariafata naturală. Procesul a fost soluţionat pe baza pravilei, în
hotărâre se indică textul din pravila pe care aceasta se întemeiază, iar sentinţa a fost pronunţată în
favoarea fiicei legitime, Florica.
HRISOAVELE LEGISLATIVE
Hrisoavele domnești au avut caracter individual, adică erau acte de aplicare a dispoziţiilor Legii
Ţării la cazuri particulare.
Începând de la sfârşitul sec. 16 şi până la începutul sec. 17 apar hrisoavele legislative care conţin
norme cu caracter general aplicabile tuturor supuşilor.
Unul dintre primele hrisoave legislative şi dintre cele mai controversate este așezământul dat de
Mihai Viteazul în 1595 în care se menţionează cu referire la ţăranii dependenţi „care pe unde va fi să fie
rumân în veci”. Unii istorici români, analizând aşezământul, au concluzionat că el conţine dispoziţii prin
care ţăranii dependenţi sunt legaţi de glie. In legatura cu acest hrisov, unii autori au afirmat ca prin
intermediul lui, Mihai Viteazul, fortat de o conjunctura nefavorabila si sub presiunea boierilor, ar fi
procedat la legarea taranilor dependenti, de glie. Opinia nu poate fi impartita, pentru ca in 1595 se afla in
plina desfasurare riposta militara otomana in Tara Romaneasca fata de atitudinea antiotomana a lui Mihai
Viteazul. Poporul din stanga Oltului s-a refugiat pe mosiile din dreapta Oltului, ce apartineau lui banului si
partidei boieresti ce-l sprijinea. Dand acest hrisov, cu privire la taranii dependenti, Mihai Viteazul nu i-a
legat de glie, ci pentru a-i favoriza pe boierii olteni, a modificat dispozitiile Legii Tarii, ce anterior anului
1595 prevedeau legarea de glie a taranilor dependenti. Daca s-ar fi aplicat dispozitiile Legii Tarii, boierii
din dreapta Oltului ar fi trebuit sa-i remita pe taranii dependenti din stanga Oltului, refugiati pe mosiile lor,
stapanilor acestora, ori prin asezamant Mihai Viteazul ii elibera pe boierii din dreapta Oltului de aceasta
obligatie legala, pentru a-i favoriza. Mihai Viteazul creeaza o noua categorie de tarani dependenti,
,,rumanii de legatura", adică ţăranii liberi fugiţi pe moşiile din dreapta Oltului.
Aşezăminte similare au fost date în Moldova de Ştefan Tomșa şi Miron Barnovschi.

91
Ulterior, pe măsuracentralizării puterii domneşti,intervenţiile domnilor în materie legislativă
exprimate în formă hrisoavelor legislative s-au înmulţit semnificativ.
PRAVILELE LAICE
Au fost adoptate la jumătatea sec. 17,aproape simultan şi cu un conţinut similar în Țara
Românească şi Moldova, ca o necesitate pentru puterea de stat centralizată de a interveni rapid cu
reglementări în cele mai diverse domenii ale vieţii sociale.Pentru boieri, pravilele laice au reprezentat
instrumente de limitare a puterii domneşti, întrucât, aşa cum spune cronicarul Grigore Ureche, acolo
unde nu-s pravile din voia domnilor multe strâmbătăţi se fac.
I. Cartea românească de învăţătură
În Moldova, în 1646, Eustache a elaborat la porunca domnului Vasile LupuCartea românească de
învăţătură, prima codificare legislativă cu caracter laic din istoria dreptului românesc. Ea a fost tipărită la
tipografia mănăstirii Trei Ierarhi din Iaşi. Titlul este semnificativ, carte românească de învăţătură,
lucrarea având un caracter original, iar izvoarele avute în vedere la elaborarea sa au fost sintetizate şi
codificate într-o viziune proprie şi nu într-o manieră compilatoare. Termenul de învăţătură nu are un sens
didactic, ci are un sens juridic, acela de poruncă domnească de dispoziţie obligatorie care atrage
sancţionarea acelora care nu ascultă de astfel de învăţături.
Izvoarele acestei pravile sunt:
 Nomos ghiorghicos (legiuirea agrară bizantină)
 O lucrare denumităPraxis et teoriae criminalis a unui renumit penalist italian Prospero
Farinacci, latinizat Farinacius

II. Îndreptarea legii


În Tara Românească, în 1652, un călugăr erudit pe numele său Daniil Panoneanul, care ulterior a
ajuns mitropolit al Transilvaniei, a elaborat din porunca domnului Matei Basarab „Îndreptarea legii” sau
Pravila cea mare tipărită la Târgovişte şi care conţine o predoslovie (prefaţă) scrisă de mitropolitul Ştefan
al Ţării Româneşti.Şi titlul acesteia este semnificativ sugerând influenţarea comportamentului uman prin
dispoziţii legale noi. Cuprinsul pravilei muntene este mai dezvoltat decât al pravilei din Moldova şi
reproduce în linii generale cuprinsul pravilei moldovene, însă conţine totodată şi nomocanonul lui Mihail
Malaxos, iar în partea finală conţine unele chestiuni de interes general din diverse domenii cum ar fi
medicină, gramatica, filozofie.
Conţinutul juridic al celor 2 pravile este asemănător şi se referă la reglementarearelaţiilor sociale
din agricultură şi la sancţionarea faptelor penale, dispoziţiile de drept civil şi procesual fiind mai reduse
numeric.

92
Asistăm la o sistematizare a dispoziţiilor cuprinse în pravile în pricini (secțiuni), glave (capitole) şi
zaciale (articole).
Cele 2 pravile au o structură bipartită.
PARTEA I conţine normele care reglementează relaţiile sociale din agricultură, consacrând:
1. Legarea de glie a ţăranilor dependenţi
2. Dreptul stăpânilor feudali de a-i urmări pe ţăranii fugiţi şi a-i readuce pe moşii
3. Obligația stăpânilor feudali de a-i remite pe ţăranii refugiaţi pe moşiile lor către stăpânii
acestora
4. Obligațiile de plată a rentei feudale către stăpânii feudali precum şi dreptul stăpânilor
feudali de a-i pedepsi pe ţăranii care nu-şi îndeplineau aceste obligaţii
5. Norme privind paza hotarelor, a recoltelor şi alte bunuri agricole
6. Norme referitoare la creşterea vitelor, împărţirea recoltelor şi schimbul de terenuri

PARTEA 2 1. Instituţiile de drept civil, penal şi procesual.


2. MATERIA PERSOANELOR
În materia persoanelor, persoanele fizice denumite obraze se clasifică în slobozi şi robi.
Majoratul este fixat la 25 de ani, însă răspunderea pentru faptele proprii intervine de la 18 ani.
Căsătoria, familia şi rudenia sunt reglementate pe baza aceloraşi principii din pravilele
bisericeşti.Căsătoria este precedată de logodnă – instituție preluată din dreptul bizantin, ea conferă soţului
puterea maritală asupra soţiei şi un drept de corecţie care merge până la pedepsirea fizică a soţiei şi
închiderea ei, desfacerea casatoriei se facea prin moartea unuia dintre soti, prin repudiu si prin divortul
pronuntat pe cale judecatoreasca. Pravilele recunosc un anumit efect al concubinajului, astfel incat
concubina infidela isi pierde averea analog cu pierderea zestrei de catre femeia adulterina. Sunt
reglementate si institutiile adoptiei si tutelei.
3. MATERIA BUNURILOR
În materia bunurilor este protejată proprietatea imobiliară.Se face distinctia intre bunurile ce
formeaza obiectul proprietatii reglementate de dreptul laic(mirean) si bunurile considerate sfintite, ce se
bucura de o protectie speciala, potrivit prevederilor dreptului canonic.
Uzucapiuneanu era recunoscută. Acţiunea în revendicare putea fi intentata oricând.
4. MATERIA SUCCESIUNILOR
În materia succesiunilor, moştenirea putea fi deferită prin testament, întocmit în formă scrisă-
denumit zapis - sau în formă orală, adică cu limbă de moarte, sau putea fi deferităpotrivit legii şi se numea
moştenire ab intestat (fără testament).

93
Este introdusă că o sancțiune- nedemnitatea succesorală pentru asasin şi fii acestuia la
moştenirea celui asasinat.
Deasemenea, sunt prevăzute ca şi categorii de moştenitori legalidescendenții si ascendentii pana la
gradul 9, precum şi colateralii până la gradul 4. Copiii naturali vin doar la succesiunea mamei si sunt
reglementate rezervele succesorale si cantitatea disponibila in functie de numarul copiilor
5. MATERIA OBLIGAŢIILOR
În ceea ce priveşte materia obligaţiilor, ea era reglementata avându-se la bază principiul
răspunderii individuale, iar principalele izvoare de obligaţii erau tocmelile sau contractele şi
delictele.Pentru validitatea contractelor se cere ca vointa partilor contractate sa nu fie vitiata prin violenta
(sila) sau prin dol (amagire).Actele juridice puteau fi incheiate si prin mandatari sau reprezentanti
conventionali ai partilor (pristari, ispravnici).Principalele contracte reglementate de pravile sunt: de
vanzare, incheiere, imprumut, donatie.Se mentine acelasi sistem de garantie ca si in legea tarii (zalogul si
chezasii).
6. MATERIA DREPTULUI PENAL
Materia dreptului penal este foarte amplu reglementată.
Infracţiunile erau denumite vini/greşeli, clasificate după gradul lor de periculozitate socială în vini
mari şi vini mici.
Infracțiunea flagrantă era denumită vină de faţă şi arătată.
Pentru prima dată la calificarea unei infracţiuni se aveau în vedere poziţia subiectivă a infractorului
(gândul făptaşului) apoi momentul şi locul săvârşirii faptei.
Sunt introduse instituţii noi în materie penală:
 tentativa
 concursul de infracţiuni
 complicitatea
 recidiva
Sunt reglementate cauzele care înlătura răspunderea penală cum ar fi
 nebunia
 legitima apărare
 ordinul superiorului
 vârstă sub 7 ani
Sunt reglementatecauze care atenuează răspunderea penală – circumstanțe atenuante:
 bătrâneţea
 vârstă sub 10 ani

94
 mânia
 beţia
Sunt reglementatecauze care agravează răspunderea penală – circumstanțe agravante:
 calitatea de boier la infracţiunea de hiclenie
7. SISTEMUL SANCŢIONATOR
În ceea ce priveşte sistemul sancţionator, el este în linii generale acelaşi(cuprindea: pedeapsa cu
moartea sub diferite forme, alte pedepse fizice, pedepse privative de libertate-temnita, ocna, surghiun la
manastire-, pedepse cu caracter religios-anatema, interdictia de a intra in biserica, neingropare-,
pedepse infamante, pecuniare) şi se introduc pe lângă pedepsele principale şi pedeapsa complementară a
confiscării averii în cazul infracţiunilor grave cum este hiclenia.
Pravilele prevăd că judecătorul are o largă posibilitate de apreciere-voia judeţului este foarte largă
în sensul că judecătorul poate să schimbe pedeapsa aplicată sau poate să dispună iertarea de pedeapsă.
Sistemul sancţionator are şi un vădit caracter discriminatoriu, în sensul că pravilele recomandă ca
pedepsele fizice să nu se aplice boierilor şi clericilor şi chiar dacă li se aplică aceste pedepse fizice ele să
fie înlocuite cu pedepse privative de libertate şi pedepse pecuniare. Dimpotrivă, pravilele precizează că
pedepsele fizice urmau să se aplice membrilor categoriilor sociale inferioare.
7. MATERIA DREPTULUI PROCESUAL
Pe plan procesual există 2 categorii de instanțe:
 laice
 ecleziastice (bisericeşti)
Nu funcţiona principiul specializării instanţelor astfel încât acestea aveau o competență generală,
atât în materie civilă, cât şi penală.
În ceea ce priveşte materia penală, acţiunea putea fi promovată de victima faptei penale, dar şi de
alte persoane cărora legea le acordă legitimare procesuală activă:
1. părintele putea introduce act penal pentru copil
2. stăpânul pentru slugă
3. soţul pentru soţie
4. egumenul pentru monah
5. dascălul pentru ucenic
Era admisa si tortura pentru a smulge marturisirea invinuitului ce nega savarsirea faptei.
8. MIJLOACELE DE PROBĂ
În ceea ce priveşte mijloacele de probă, acestea sunt:
 proba cu martori (testimonială)
 jurământul
95
 înscrisurile
 prezumţiile denumitepresupusuri, semne sau înţelesuri
În materie penală, în absenţa altor dovezi privind săvârşirea faptei, era admisă tortura ca
instrument procedural pentru a smulge mărturisirea învinuitului.
În ceea ce priveşte proba testimonială,forţa sa probantă era diferită în funcţie de poziţia socială a
martorului: boierii atunci când erau audiaţi trebuiau crezuţi mai mult.
Nu erau cunoscute căile de atac, însă cel nemulţumit de hotărârea pronunţată de o instanţă putea
să se adreseze instanţei superioare.
Nu existaprincipiul autorităţii de lucru judecat, însă erau recunoscute anumite termene de
prescripție a dreptului material la acţiune.

ORGANIZAREA DE STAT SI DREPTURILE ÎN EPOCA REGIMULUI TURCO-FANARIOT


• Regimul turco-fanariot instaurat in Tara Romaneasca in 1716, dupa mazilirea lui
Constantin Brancoveanu si in 1711 in Moldova dupa mazilirea lui Dimitrie Cantemir, a durat
pana la revolutia lui Tudor Vladimirescu din 1821 si a cunoscut 2 faze:
I. Prima faza
• a debutat cu instaurarea acestui regim si s-a sfarsit in 1774, cu pacea si tratatul de la
KuciuK-Kainardji.
• Asistam la apogeul dominatiei otomane asupra tarilor romane: domni fanarioti sunt
asimilati pasilor cu 2 tuiuri, sunt numiti direct de sultan, fiind integrati ierarhic in
administratia otomana.
• Durata domniilor este foarte scurta (in medie este de 2 ani), iar fanariotii se comporta ca
niste arendasi ai tarilor romane, fiind preocupati de indeplinirea obligatiilor fata de Poarta
(din ce in ce mai numeroasa) si de spolierea fiscala a tarilor romane, in interesul propriu si al
clientelei lor politice.
• Tronurile principatelor erau scoase la mezat si se practica totodata sistemul mutarii
domnilor, dintr-o tara in alta, sistem ce a avut si efecte politice in sensul ca a asigurat
evolutia unitara a dreptului in cele 2 principate.
II. A doua faza(1774-1821)
• a insemnat eliberarea tarilor romane de sub monopolul otoman al comertului exterior, principatele
fiind atrase in circuitul economic european, ceea ce a insemnat cresterea productiei si a schimbului
de marfuri, aparitia si dezvoltarea
EVOLUȚIA DREPTULUI ÎN PRIMA FAZĂ A REGIMULUI TURCO-FANARIOT

96
Prima faza se caracterizeaza printr-o slaba dezvoltare de elaborare a dreptului, pentru ca domninatia
otomana era la apogeu, iar autonomia principatelor fusese mult stirbita. Si in aceasta epoca se adopta
pravile. Este vorba despre:
1. ,,Nomocanonul" lui Gheorghe din Trapezunt, intocmit in Tara Romaneasca in 1730, din porunca
lui Nicolae Mavrocordat. Este o lucrare scrisa in limba greaca, ce cuprinde dreptul canonic.
2. ,,Manualul de legi" al lui Mihai Fotino, elaborat din ordinul domnului Stefan Racovita, structurat
in 3 volume, cuprinzand dreptul canonic si dreptul laic, dispozitiile sale fiind structurate pe ramuri de drept.
Ca element de noutate, aceasta pravila este prima care contine dispozitii de drept comercial.
Activitatea de elaborare a dreptului in aceasta perioada a fost influentata si de puterea protectoare
(Rusia), in sensul traducerii din limba rusa a legiuirii Imparatesei Ecaterina a II-a.
CONSTANTIN MAVROCORDAT
Prima fază a regimului a fost dominată din perspectiva elaborării dreptului de personalitatea lui
Constantin Mavrocordat. El s-a remarcat că o figură aparteîn galeria domnilor fanarioţi şi a dominat
prinerudiţia şi activitatea sa această primă fază.
Constantin Mavrocordat a avut 10 domnii (6 în Țara Românească şi 4 în Moldova) în total 22 de
anide domnie, un record rămas neegalat pentru epoca respectivă.
Fiind o persoană extrem de erudită a încercat să guverneze ţările române în spiritul absolutismului
iluminat asemenea împăraţilor Austriei.
REFORMELE LUI CONSTANTIN MAVROCORDAT
El a realizat o serie de reforme care au dus la modernizarea statului și vieții sociale.
Aceste reforme se impuneau cu necesitate, deoarece:
1. relaţiile de producţie de tip feudal se aflau în plină descompunere
2. noile relaţii de tip capitalist apar şi se dezvoltă
3. vechile monopoluri feudale sunt înlăturate
4. suprastructura instituţională a ţărilor române trebuia pusă în acord cu baza economică
Constantin Mavrocordat a realizat o serie de reforme care au fost consacrate prin aşezământul din
1740 şi publicate în revistă „Mercure de France”.
Aşezământul din 1740 cuprinde următoarele reforme:
1. Reforma în domeniul organizării cultului religios
În articolele 1-4 se realizează o reformă în domeniul organizării cultului religios, în sensul că
preoţii şi mănăstirile sunt scutite de dări, dar drepturile de judecată alea acestora sunt limitate şi se
introduc epitropiile mănăstireşti cainstrumente de control cu privire la modul în care erau administrate
bunurile bisericii.
2. Reforma privind instituția boieriei

97
În articolul 5 se realizează un nou statut juridic al boierilor, calitatea de boier fiind legată de
slujba îndeplinită în cadrul aparatului de stat şi nu de stăpânirea unei moşii.
Sub acest aspect boierii se împart în 2 categorii:
 boierii veliţi şi urmașii lor care purtau denumirea generică de neamuri, adică cei care
deţineau dregătorii în cadrul Divanului Domnesc (organul de stat care a înlocuit Sfatul
Domnesc). Aceştia erau scutiţi de dări.
 boierii mazili care îndeplineau dregătorii mai mici şi nu erau membrii ai Divanului, ei
erau scutiţi doar de o parte din dari.
3. Reforma privind administrația locală, conducerea județelor
În articolele 7-8 se prevede că la conducerea judeţelor din Țara Românească şi a ţinuturilor din
Moldova sunt aşezaţi 2 ispravnici: unul cu atribuţiuni administrative şi celălalt cu atribuţiuni
judecătoreşti, ceea ce a reprezentat un prim pas în consacrarea principiului separaţiei puterilor în stat. S-
a prevăzut acordarea de lefuri pentru toţi dregătorii, sens în care a fost creată o aşa-numită casă a
rasurilor, un fond alimentat de anumite impozite şi care era destinat pentru plata lefurilor slujbaşilor
româneşti.
4. Reforma fiscală
Constantin Mavrocordat a realizat o reformă fiscală în articolele 9,10,12,13 prin care a suprimat
unele dări şi a unificat toate celelalte dări într-una singură denumită „sama obştească”,plătibilă în 4
sferturi. Ulterior,cuantumul a crescut, ajungându-se la 12 sferturi. Aceasta reformăa pus capăt haosului
fiscal care domina ţările romane.

5. Reforma socială
Prin aşezământul din 1740, Constantin Mavrocordat a realizat şi o reformă socială, dar în sens
negativ- a interzis strămutarea ţăranilor dependenţi de pe moşii şi i-a obligat pe aceştia să lucreze un
anumit număr de zile pentru boieri, fără a preciza însă numărul de zile, ceea ce a generat numeroase
abuzuri din partea boierilor.
Pe acest fond, între 1741-1746 asistăm la un masiv fenomen de bejenie (fuga de pe moşie) aceştia
refugiindu-se la Sud, unde statul lor juridic era mai blând. Asistăm la o diminuare considerabilă a bazei
de venituri a statului, ceea ce l-a determinat pe Mavrocordat să realizeze cea mai importantă reformă a sa,
reforma socială.
Astfel, printr-un aşezământ dat la 1 martie 1746, în Țara Românească, Mavrocordat a stabilit că cei
care se întorceau în ţară urmau a fi iertaţi de rumânie pe baza unor certificate de iertare de rumânie
emise de Divanul domnesc.
98
Ţăranii fugiţi care se întorceau se puteau stabili pe orice moşie, iar foştii lor stăpâni nu-i mai
puteau urmări. Aceştia aveau obligaţia de a munci un anumit număr de zile şi de a plăti o dijmă la
produsele obţinute de pe terenurile pe care le cultivau. Acest aşezământ conţinea un viciu juridic -nu
preciza data până la care cei fugiţi trebuiau să se întoarcă pentru a beneficia de prevederile
aşezământului, astfel încât aşezământul din 1 martie 1746 în loc să stopeze fenomenul bejeniei l-a
amplificat.
Şi mai mulţi ţărani au fugit pentru a se putea întoarce şi beneficia de prevederile aşezământului.
Mavrocordat a dat la 5 august 1746 un nou ordin prin care a dispus eliberarea tuturor românilor din
starea de dependenţa de tip feudal, stăpânii lor fiind invitaţi să-i elibereze fără plată, iar dacă refuzau erau
obligaţi să-i elibereze cu plata unei sume de 10 talere. Totodata, ei erau scutiti de dari 6 luni si apoi plateau
5 talere impartite in 4 sferturi, trebuind sa lucreze 6 zile pe an in folosul stapanilor mosiilor.
La 1 iunie 1749, pe când era domn al Moldovei, Mavrocordat a dat un aşezământ asemănător
pentru Moldova pentru că el prevedea eliberarea gratuită şi necondiţionată a vecinilor.
Această reformă a avut următoarele consecinţe:
 încetează starea de dependenţa de tip feudal
 raporturile dintre boieri şi ţărani nu mai au o bază legală, ci au o bază contractuală, în
sensul că se încheie anumite învoieli între boieri şi ţărani prin care ţăranii primesc în
folosinţă o parte din moşii şi în schimbul acestei folosinţe sunt obligaţi să presteze un număr
de zile de clacă pentru boieri şi să plătească dijma la produsele obţinute de pe terenurile
primite în folosinţă
De iure, situatia taranilor s-a imbunatatit, pentru ca ei nu mai erau legati de glie, nu se mai aflau in
stare de dependenta fata de boieri si de manastiri, insa de facto, asistam la o inrautatire a taranilor
deveniti clacasi, pentru ca acele invoieli se realizau in conditii contractuale foarte dezavantajoase
pentru tarani, ei fiind nevoiti sa accepte toate clauzele impuse de boier. Principala invoiala a fost
numarul de zile de claca ce trebuie prestate. Astfel, taranii nu mai sunt legati de pamant, ci de sat,
pentru ca nu poate parasi satul decat cu acordul stapanului mosiei, acesta avand dreptul de a-l
readuce ,,manu militari".
Domnii fanarioţi au dat o serie de urbarii (hotărâri domneşti) prin care s-au fixat anumite limite
pentru numărul zilelor de clacă şi, totodată, s-a stabilit şi nartul, adică cantitatea de muncă care trebuia
prestat într-o zi de clacă. Tot prin aceste urbarii se prevedea şi faptul că ţăranul este legat de sat, pe care
nu-l poate părăsi până nu-şi îndeplineşte obligaţia de a presta numărul respectiv de zile de clacă, în caz
contrar el putând fi readus cu forţa înapoi.
EVOLUŢIA DREPTULUI ÎN CEA DE-A DOUA FAZĂ A REGIMULUI TURCO-FANARIOT
PRAVILELE ADOPTATE ÎN CEA DE-A DOUA PERIOADĂ A REGIMULUI TURCO-

99
FANARIOT
Şi legiuirile adoptate în această a doua fază sunt în esenţa lor feudale, însă prezintă anumite
particularităţi atât sub aspectul conţinutului, cât şi pe planul formei.
I. Astfel,izvoarele bizantine pierd ponderea avută odinioară în favoareaprincipiilor de drept şi instituțiilor
juridice extrase din codurile burgheze europene.
II. În al doilea rând, asistăm la o codificare la Legii Ţării şi sistematizarea acesteia pe instituţii juridice.
III. În al treilea rând, se remarcăimportante progrese pe planul sistematizării, precum şi pe planul tehnicii
de reglementare juridică. Sistematizarea pravilelor adoptate în această perioadă se apropie foarte mult de
cea pe care o regăsim în codurile burgheze europene.
IV. În al patrulea rând, aceste pravile sunt de regulă bilingve, fiind redactate în limba romană şi în limba
neogreacă.
V. În sfârşit, pravilele acordă o atenţie deosebită aspectelor de drept procesual, în special Pravilniceasca
Condică, fapt explicabil prin aceea ca după Pacea de la Kuciuk-Kainardji, ţările române, fiind atrase în
circuitul economiceuropean, asistăm la multiplicarea raporturilor juridice de natură civilă şi, mai ales,
comercialăîntre resortisanții ţărilor române şi cei din ţările europene, iar dispoziţiile de natură
procedurală erau imperios necesare pentru a evita imunitatea de jurisdicţie aplicabilă resortisanților
ţărilor europene în Imperiulotoman cu motivaţia căinstanţele otomane erau islamice şi nu laice, iar
procedura era învechită.
Prin aceste dispoziţii procedurale se dorea sublinierea ideii că ţările române sunt țări creştine şi nu
islamice, că ele nu fac parte integrantă din Imperiulotoman, iar normele de natură procedurală sunt
suficient de evoluate pentru a putea fi aplicate în cadrul unor eventuale litigii dintre resortisanţii
autohtoni şi cei străini.

LEGIUIRILE ADOPTATE ÎN CEA DE-A 2 FAZĂ A REGIMULUI TURCO-FANARIOT


Legiuirile adoptate în cea de-a 2 fază pot fi împărțite în 2 categorii:
 Nomocanoane şi legiuirile laice bizantine
 Nomocanonul lui Antim Ivireanulintitulat “Capetele de porunci”, apărut într-o a2-a ediţie în
1785, prima ediţie apăruse în 1714.
 Traducerea realizată de către paharnicul Toma Carra a unei lucrări bizantine denumite
,,Hexabiblul" lui Constantin Armenopulos.
 Legiuirile laice româneşti, legiurile noi care la rândul lor se divid în 2 categorii:
 Legiuiri care au rămas la stadiu de proiect, nefiind promulgate de către domn
 Legiuiri oficiale, promulgate de către domnii fanarioţi

100
Legiuiri care au rămas la stadiu de proiect, nefiind promulgate de către domn
Din prima categorie fac parte 2 lucrări foarte importante:
1. “Pandectele lui Toma Carra” întocmite de acest mare poet şi pravilist în 1806 din
ordinal domnul fanariot Alexandru Moruzi. Pandectele se doreau a fi o lucrare cu o structură
tripartită, prima parte referindu-se la persoane, a 2-a parte referindu-se la lucruri, a3-a parte
referindu-se la acţiuni (structura acestei lucrări este inspirată din Institutele lui Gaius). Paharnicul
Toma Carra nu a putut realiza decât o parte.
2. A doua lucrare rămasă la stadiul de proiect este „Manualul juridic a lui Andronache
Donici”, elaborate de același mare pravilist în 1814. Este primul Cod civil românesc. Această
lucrare de o valoare ştiinţifică excepţională nu a fost promulgată oficial, întrucât Andronache
Donici era un simpatizant al mişcării cărvunarilor din Moldova, dezavuata de domnul Scarlat
Calimah, iar al doilea motiv este rivalitatea dintre Andronache şi ceilalţi pravilişti oficiali ai
domnului. Pe același fond, lucrarea sanu a fost promulgată oficial, dar s-a aplicat în practica
instanțelor de judecată până la adoptarea Codului civil Alexandru Ioan Cuza (1865). Nu a fost
promulgat oficial pentru ca Andronache Donici era un membru marcant al miscarii carvunarilor ce
milita pentru modernizarea statului pe principii progresive si care era dezavuata de domnul
Moldovei, Scarlat Calimachi. Andronache Donici se afla in rivalitate cu alti 2 pravilisti ai epocii:
Cristian Flechtenmacher si Anania Cuzanos (protejatii lui Scarlat Calimachi).
Pravilele adoptate de către domnii fanarioţi la rândul lor sunt de două categorii:
 lucrări cu caracter de cod
 legiuiri speciale
CODURILE PROMULGATE OFICIAL
Legiuirile care au un caracter de codificare sunt:
 Pravilniceasca Condică
 Codul Calimah
 Legiuirea Caragea
1. PRAVILNICEASCA CONDICĂ
Pravilniceasca Condică, denumită în limba neogreacă este „Sintagmation nomicon” iar în limba
română- “Mica rânduială juridică”. A fost elaboratăîn două edițiiîn 1775 din ordinul domnului AL.
Ipsilanti şi a intrat în vigoare abia în 1780 datorită împotrivirii Imperiului Otoman.
Izvoarele acestei pravile sunt
1. Legea ţării/ Obiceiul pământului
2. Bazilicalele
3. Jurisprudenţa sau poveţele

101
4. Doctrina juridică modernă, şi anumelucrările lui Montesquieu şi Beccaria
Autorul prezumtiv al acestei pravile este Ienăchiță Văcărescu, singurul erudit al epocii care
cunoștea izvoarele. Știa și neogreaca.
Dispoziţiile acestei pravile s-au aplicat de facto până în 1818, când a intrat în vigoare Legiuirea
Caragea, şi de iurepână în 1865, când a intrat în vigoare codul civil Al. Ioan Cuza.
2. CODUL CALIMAH (CONDICA ŢIVILĂ A MOLDOVEI)
Iniţiativa elaborării acestei pravile aparţine domnului Scarlat Calimah, care în 1813 a alcătuit
două comisii pentru elaborarea pravilei, una pentruversiunea în limba neogreaca, în 1817, şi cealaltă
pentruversiunea în limba română, în 1833.
Comisia pentru versiunea în limba neogreacă avea următoarea componență: Christian
Flechtenmacher, pravilistul oficial al domnului Scarlat Calimah, Anania Cuzanosşi Andronache Donici.
Comisia pentru versiunea în limbaromână avea următoarea componență: Christian
Flechtenmacher, Petrache Asachi şi Damaschin Bojinca.
Versiunea în limba neogreacă a fost promulgată oficial de către domnul Scarlat Calimah în anul
1817, iar versiunea în limba română a fost promulgată abia în 1833.
Acelașicod civil conţine 2032 de articole structurate în 3 părţi şi un preambul care conţine 24 de
articole. În acelpreambul se precizează în mod expres că Legea ţării este drept comun în toate materiile
reglementate de cod. Prima parte este intitulatăDritul Persoanelor, a2-a parte este intitulatăDritul
Lucrurilor, a 3-a parte este intitulată înmărginirile ce privesc “Dritul persoanelor împreună cu al
lucrurilor”. De asemenea, codul are şi 2 anexe care cuprind regulile referitoare la concursul creditorilor
şi vânzarea la mezat.
Izvoarele acestei pravile au fost:
1. Legea ţării
2. Dreptul bizantin
3. Codul Civil francez de la 1804
4. Codul Civil austriac de la 1811, acesta din urmă la rândul său elaborat pe modelul cod
civil francez
3. LEGIUIREA CARAGEA
Legiuirea Caragea elaborată din porunca domnului Ioan Gh. Caragea şi intrată în vigoare la
1819.
Autorii acestei pravile sunt Atanasie Cristopol şi logofătul Nestor. Acesta din urmă era mare
logofăt al dreptății, adică un fel de ministru de justiţie şi, de asemenea, a fost primul român profesor de
drept la școala domnească.

102
Proiectul legiuirii Caragea, aşa cum a fost elaborat de cei doi, a fost revizuit de stolnicii Constantin
şi Ioniţă Bălăceanu.
Această lucrare, spre deosebire de Codul Calimah, este eterogenă, deoarece reuneşte laolaltă
dispozițiile de drept civil, de drept penal şi de drept procesual.
Legiuirea Caragea este structurată în 6 părţi:
1. prima parte – Despre obraze(capitol referitor la persoane)
2. a2-a parte –Despre lucruri (capitol referitor la bunuri)
3. a3-a parte–Despre tocmeli (capitol referitor la contracte)
4. a4-a parte – Despre daruri şi moşteniri (capitol referitor la liberalităţi). Aceste prime 4
capitole alcătuiesc un Cod civil.
5. a 5-a parte – Despre vini, adică este un cod penal
6. a6-a parte – Despre ale judecăţilor, adică este un cod de procedură
LEGIUIRILE SPECIALE
În afara acestor legiuiri oficiale, care au caracterul unor coduri, au existat şi legiuiri speciale,
adoptate de-a lungul timpului de către domnii fanarioţi în anumite materii.
Spre pildă, o legiuire specială foarte importantă este intitulatăSobornicescul hrisov dat în 1785 de
domnul Alexandru Mavrocordat prin care erau reglementate:
 relațiile dintre boieri şi ţăranii clăcaşi cu referire la
 numărul zilelor de clacă şi
 la nart (cantitatea de muncă pe care târanul clăcaş trebuie să o presteze într-o
zi de clacă).
A imbracat ca forma fizionomia a 2 anaforale date de sfatul de obste al tarii:
1. in 14 august prin care se interzicea intocmirea de acte de mestesugire de danie, vanzare sau
schimb avand ca obiect acapararea pamantului tarii, insa dispozitiile ei se aplicau doar pentru viitor, ea
nefacand nicio mentiune referitoare la actele mestesugite deja intocmite;
2. din 12 septembrie se interzice vanzarea separata a robilor tigani in vederea asigurarii unitatii
familiilor acestora.
O altă categorie - Ponturile sau Urbariile între care cel mai important “Pontul Boierescului”
promulgat în 1805 de către domnul fanariot Al. Moruzi, prin care se reglementeaza raportul dintre boieri si
taranii clacasi.
Conținutul pravilelor date în a doua fază a regimului fanariot
Principalele instituții din pravile

103
INSTITUIȚIA PROPRIETĂȚII
Dreptul de proprietate evoluează în direcţia degajării proprietăţii feudale de străvechiul drept de
folosinţă al ţăranilor, proces care a debutat cu reforma lui Constantin Mavrocordat.
Marcând trecerea de la concepţia feudală a proprietății divizate la concepţia burgheză a proprietății
absolute, aceste legiuiri prevăd ca atributele proprietății pot fi împărţite între două persoane din care una
are dritul fiinţei lucrului, iar cealaltă are dritul folosului lucrului sau cele două drituri se pot reuni asupra
aceleiaşi pers şi atunci dreptul de proprietate este desăvârşit său absolut.
Aceeaşi tendinţă se degaja şi din textele care prevăd ca raporturile juridice dintre boieri şi ţăranii
clăcaşi izvorăsc dintr-un contract de emfiteoză, prin urmare se confirmă împrejurarea că aceste raporturi
nu mai au o bază legală, ci o bază contractuală.
Aceasta înseamnă recunoaşterea indirectă a dreptului absolut de proprietate al boierilor asupra
moşiilor lor. Transmiterea folosinţei unui părţi din moşie către ţăranii clăcaşi în baza unor contracte
încheiate cu boierii nu aduce atingere cu nimic dreptului absolut de proprietate al boierilor asupra
moşiilor lor. Mai mult, acest drept absolut de proprietate al boierilor se extinde şi asupra altor categorii de
terenuri, altele decât cele arabile, în baza unui aşezământ pentru păduri şi dumbrăvi, dat de domnul Al.
Moruzi. Astfel, utilizarea pădurilor de către ţăranii clăcaşi pentru satisfacerea unor necesităţi personale este
condiţionată de plata unei taxe denumite zeciuială, ceea ce înseamnărecunoaşterea indirectă a dreptului
absolut de proprietate al boierilor asupra pădurilor.
Asistăm totodată la tendinţa unor domni fanarioţi ca prin interpretarea tendenţioasă a unor instituții
juridice să ajungă la desfiinţarea dreptului străvechi de proprietate, atât ale ţăranilor, cât şi ale boierilor.
Aceasta în vederea asigurării resurselor necesare căpătuirii clientelei lor politice.
De pildă, cu ocazia elaborării Codului Calimah, domnul Scarlat Calimah pretindea că, la
origine,toate pământurile au aparţinut domnului şi, ca atare, nu poate exista proprietate privată asupra
pământului fără hrisov de danie domnească, astfel încât terenurile stăpânite fără hrisov de danie urmau să
treacă în proprietatea domnului în calitatea sa de titular al lui dominium eminens!
Însă Sfatul de obşte al Moldoveia respins această interpretare dată de domnul Scarlat Calimah,
arătând că, potrivit Legii Ţării, doar terenurile pustii şi pustiite sunt terenuri domneşti şi, chiar dacă am
admite că la origine toate terenurile au fost domneşti şi au intrat în stăpânirea boierilor şi ţăranilor fără
hrisov de danie, ele oricum au devenit proprietatea acestora prin efectul uzucapiunii celei mai lungi
(prescriptio longissimi temporis cu termenul de 40 de ani care, potrivit bazilicalelor, se aplică şi imobilelor
domneşti).
MATERIA PERSOANELOR
Clasificarea persoanelor se face “după noroc“în:
 slobozi

104
 robi
 sloboziţi– adică ţăranii care munceau pe moşiile boiereşti denumiţi clăcaşi
Legislaţia adoptată în această perioadă este o expresie a interesului boierilor de a spori numărul
zilelor de clacă ca măsură extensivă de creştere a producţiei agricole pe fondul antrenării ţărilor române în
circuitul economic european.
Astfel, Pravilniceasca Condică stabileşte un minim de 6 zile de clacă şimaxim de 12 zile de clacă,
în timp de Legiuirea Caragea stabileşte un minim de 12 zile de clacă pe an,fără maxim şi cu un nart
sporit.
De asemenea, asistăm la o creştere impresionantă a numărului scutelnicilor şi posluşnicilor care
nu avea obligaţii fiscale faţă de stat, ci doar faţă de boieri, motiv pentru care,în 1814, în Țara
Românească, s-a stabilit căîn niciun judeţ numărul scutelnicilor şi posluşnicilor nu poate fi mare decât
numărul birnicilor.
În ceea ce priveşte robii, aceştia erau asimilaţi lucrurilor, însă li se recunoaște o capacitate juridică
limitată, ca şi în cazul sclavilor, în măsura în care aceasta era necesară realizării unor interese ale
proprietarilor lor. Spre exemplu robii puteau să apară ca reprezentanți ai stăpânului în raporturile acestuia
cu ale persoane.
Ca un element de noutate este reglementarea persoanelor juridice în cadrul unui capitol distinct,
fapt explicabil prin apariţia primelor societăţi comerciale ca urmare a dezvoltării relațiilor de producție de
tip capitalist. Acestea erau denumite tovarăşiiîn Pravilniceasca Condică şi în Legiuirea Caragea şi persoane
moraliceşti în Codul Calimah.
Erau reglementate următoarele aspecte referitoare la tovărăşiile neguţătoreşti şi anume:
1. Formarea capitalului social al societății comerciale
2. Administrarea societăţii
3. Răspunderea asociațiilor
4. Participarea acestora la câştiguri şi pierderi
5. Stingerea sau încetarea societăţii comerciale
FAMILIA, RUDENIA ŞI CĂSĂTORIA.
În aceste materii, pravilele se inspiră cu precădere din dreptul bizantin.
Rudenia putea fi de sânge sub întreita linie: suitoare- dreaptă linie, coborâtoare- dreaptă linie şi
lăturalnică linie, zice Codul Calimah, sau rudenia de sânge putea fi de sus, de jos sau de alături- Legiuirea
Caragea.
O altă formă de rudenie era rudenia duhovnicească, cea rezultată din botez şi cununie.
Erau interzisecăsătoriile între creştini şi necreştini, precum şi între slobozi şi robi.

105
Copiii rezultaţi din relaţia unui om liber cu un rob erau, potrivit Codului Calimah, oameni liberi,
iar în ceea ce priveşte instituţia căsătoriei, spre pildă,Legiuirea Caragea prevedea separaţia de corp a
soţilor, adică despărțirea în fapt a soţilor.
În ceea ce priveşte zestrea sau dota era consacratăregula evaluării sau preţuirii bunurilor
mişcătoare (bunuri mobile) ce intrau în componenţa dotei,cu excepţia bunurilor mobile prin natura lor
(spre pildă robii şi animalele, zice Codul Calimah) efectul fiind acela că în cazul în care zestrea trebuia
înapoiată soţul trebuia să răspundă în limitele valorii fixate în momentul preţuirii. În ceea ce priveşte
robii de zestre, atât Pravilniceasca Condică, cât şi Codul Calimah prevedeau ca aceştia trebuie restituiţi în
acelaşi număr cu cei conţinuţi în foaia de zestre.
Adulterul soţiei ducea la pierderea zestrei care trecea în proprietatea bărbatului, iar soţia
adulterină urma a fi închisă în mănăstire. Codul Calimah este mai sever şi prevede că dacă din căsătorie
nu au rezultat copii, întreaga zestre revine soţului care, dacă timp de 2 ani de zile nu îşi ia înapoi soţia din
mănăstire, ea rămâne închisă la mănăstire pentru tot restul vieţii. Legiuirea Caragea este mai puţin severă
şi restrânge dreptul de proprietate al soţului la jumătate din zestrea soţiei adulterine, iar aceasta nu mai
poate fi închisă în mănăstire aşa cum prevedea Codul Calimah.
În ceea ce priveșteobligaţia de înzestrare, Codul Calimah prevede ca ea revine părinţilor, sau,
dacă aceştia nu sunt în viaţă, bunicilor, iar Pravilniceasca Condică şi Legiuirea Caragea prevăd ca sarcina
înzestrării fetelor revine fraţilor acestora prin aplicarea privilegiului masculinităţii.
Totodată, pravilele introduc instituţii noi, după modelul codurilor burgheze europene, cum ar fi
1. Instituţia tutelei, denumită epitropie
2. Instituţia curatelei, denumită curatorie pentru administrarea bunurilor copiilor minori şi
orfani
3. Domnul Scarlat Calimah a înfiinţat chiar şi judecătorii epitropicești pe lângă judecătoriile
de la Roman şi Huşi şi o comisie epitropicească la nivelul întregii Moldove pe lângă
mitropolia de la Iaşi.
4. Este reglementată şi instituţia adopţiei denumită înfiere
5. Totodată sunt aşezate pe baze moderne răspunderea civilă şi răspunderea penală pe baza
criteriului răspunderii personale. Astfel, Pravilniceasca Condică arată ca soţia nu răspunde
pentru datoriile soţului şi nici pentru faptele penale ale acestuia săvârşite fără
participarea ei, după cum nici părinţii nu răspund pentru faptele comerciale şi pentru
faptele penale săvârşite de copiii lor care nu mai sunt nevârstnici şi, ca atare, nu se mai
afla în întreţinerea lor.
MATERIA SUCCESIUNILOR

106
Moștenirea putea fi deferită ab intestat sau potrivit testamentului lăsat de defunct, dacă acesta este
valabil întocmit și își produce efectele.
În materia moștenirii legale au vocație succesorală cele 3 categorii de rude de sânge până la gradul
VIII, precum și soția supraviețuitoare.
1. Dacă soțul supraviețuitor vine în concurs cu copiii, el dobândește o parte virilă, cât a unui
copil, dar nu în proprietate, ci în uzufruct, iar
2. Dacă soțul supraviețuitor vine în concurs cu celelalte rude sau cu copiii defunctului dintr-o
căsătorie anterioară, soțul supraviețuitor dobândește o cotă indiviză în proprietate, cuprinsă
între 1/6 și 1/3 din moștenire.
3. În lipsa altor rude, soțul supraviețuitor dobândește întreaga moștenire.
4. Dacă nu există succesori se declară vacantă, fiind culeasă de către stat.
5. Bunurile robului decedat fără moștenire revin stăpânului acestuia.
Toate legiuirile adoptate consacră rezerva succesorală pe care o denumește partea legitimă, precum
și moștenirea destinată sufletului, adică treimea din moștenire destinată cheltuielilor de înmormântare și de
omenie a defunctului.
Între legiuirile din Țara Românească și Moldova avem o serie de deosebiri. Codul Calimah – se
deschide succesiunea și-n cazul declarării morții civile a persoanei pe care o declară moarte politicească.
Toate legiuirile prevăd că fetele înzestrate nu pot cere sinisfora, echivalentul lui collatio dotis(raportul
bunurilor dotale) pentru a veni la moștenire, nici nu pot fi obligate la aceasta. Potrivit Codului Calimah,
copiii naturali au dreptul de moștenire, dar vin în concurs cu cei legitimi, în timp ce Legiuirea Caragea
consacră vocația succesorală a copiilor naturali doar la moștenirea mamei.
Exheredarea se putea realiza doar pentru motive determinate, precum necinstirea, acuzarea pe
nedrept prin acțiuni penale, neîngrijirea în caz de boală(motive enumerate de Legiuirea Caragea) sau
vătămarea reputației familiei prin comportament imoral, nerespectarea dreptei credințe(motive
prezentate de Codul Calimah).
Moștenirea testamentară este atunci când defunctul a lăsat un testament care își produce efectele,
adică nu este caduc. Testamentul se putea întocmi în formă scrisă– diată, sau în forma orală a 5 martori,
aceștia putând consemna în scris cele declarate de testator. Nu puteau fi admiși ca martori conform Codului
Calimah femeile, robii, săracii, creștinii fățarniciși desfrânații.
MATERIA OBLIGAȚIILOR
În această materie, spre deosebire de legiuirile anterioare, Legiuirea Caragea prevede multe dintre
principiile de bază ale contractelor, iar Codul Calimah dezvoltă o adevărată teorie generală a obligaţiilor,
consacrând ca izvoare de obligaţii legea, tocmeala (contractul) şi vătămarea pricinuită cuiva (delictul).
Ambele coduri clasificau tocmelile după forma lor în: scriseși nescrise (prin viu grai.)

107
Codul Calimah face distincţie între contracte sau tocmeli:
 Unilaterale - cele care generează obligaţii doar în sarcina uneia dintre părţile contractante
 Bilaterale (sinalagmatice) - generează obligaţii în sarcina ambelor părţi contractante
Potrivit legiuirilor, condiţiile de validitate ale contractelor erau:
1. Capacitatea: era denumită vrednicia persoanelor, fiind amănunţit reglementată în Codul Calimah,
afirmându-se în acest sens cătot omul se socoteşte vrednic de a-şi câştiga dritul, însă după rânduielile
făcute de legi. Aceste legi, însă, restrângeau capacitatea unor categorii sociale, potrivit discriminărilor
de tip feudal, atât pentru drepturile civile, cât şi pentru drepturile politice. Erau consideraţi incapabili
sau nevrednici şi cei condamnaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni grave pe toată durata executării
pedepsei. Li se aplica o pedeapsă complementară alăturată pedepsei pricniciple.
2. Consimţământul: Legiuirea Caragea arată că el trebuie să fie lipsit de silă şi vicleşug, adică să nu
fie vițiat prin violenţă sau dol.
3. Obiectul: Codul Calimah arată că obiectul contractului trebuie să fie în comerţ, adică în circuitul
juridic civil.
4. Cauza: Legiuirea Caragea reproduce după modelul Codului Napoleon principiul cauzei licite şi
morale, arătând ca tocmeala împotriva pravilelor şi a năravurilor celor bune (un contract încheiat cu
încălcarea legii şi a moralelor) nu se întocmeşte.
În ceea ce priveşte contractele în special, Pravilniceasca Condică reglementează contractul de
împrumut, iar Legiuirea Caragea şi Codul Calimah cuprind prevederi referitoare la o mare varietate de
contracte:
1. Vânzarea
2. Donaţia
3. Schimbul
4. Arenda
5. Contractul de împrumut
6. Contractele de depozit şi comodat
7. Contractul de mandat
8. Chezăşia și Zălogul
9. Anticreza
1. CONTRACTUL DE VÂNZARE
Amănunţit reglementat în ambele legiuiri ca urmare a nivelului ridicat de dezvoltare pe care îl
atinseseră relaţiile de producţie de tip capitalist.
Din punctul de vedere al formei, vânzarea se putea realiza în formă scrisă sau în formă orală.
Potrivit Legiuirii Caragea, forma scrisă era cerută ad validitatem la vânzarea bunurilor imobile şi a
108
robilor. Erau instituite anumite incapacităţi la înstrăinare, spre pildă, egumenii nu puteau vinde bunurile
ce compuneau averile mănăstirilor pe care le administrau şi, de asemenea, erau instituite anumite
incapacităţi la dobândire, spre pildă, necreştinii, armenii și evreii nu puteau dobândi moşii. Aceste
interdicţii sunt reglementate în Codul Calimah. Se respecta de asemenea dreptul de protimis.
De asemenea, era prevăzută stricarea sau anularea vânzării pentru leziune dacă preţul era mai
mic de jumătate din valoarea de circulaţie a bunul. Dacă, însă, cumpărătorul dorea să păstreze bunul
trebuia să completeze preţul până la limita minimă prevăzută de lege.
2. CONTRACTUL DE DONAȚIE
Este reglementat în mod asemănător în cele două coduri fiind prevăzute în mod expres cauzele de
revocare a donaţiilor şi fiind, totodată,reglementate şi darurile de logodnă, cele de dinaintea nunţii şi cele
de a doua zi după nuntă.
3. CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT
Amănunțit reglementat în Pravilniceasca Condică care stabileşte
1. obligativitatea înscrisului
2. menţiunile pe care înscrisul trebuie să le cuprindă
3. faptul că alături de înscris la încheierea contractului trebuiau să fie prezenţi cel puţin 3
martori pentru ca debitorul să nu poată tăgădui ulterior respectivul înscris.
În caz de neplată scadenţă, creditorul se adresa instanţei care stabilea vânzarea la mezat (la
licitaţie publică) a bunului zălogit, dacă împrumutul era garantat cu o garanţie de aur, astfel încât
creditorul să se îndestuleze din preţul obţinut. Dacă împrumutul era garantat cu garanţi personali,
numiţi chezaşi, atunci pravilele consacră în favoarea chezaşilor beneficiile de diviziune şi de discuţiune.
Beneficiul de diviziune=dreptul chezaşului urmărit în justiţie de creditor de a cere divizarea
datoriei intre toţi chezaşii (când sunt mai mulţi chezaşi).
Beneficiul de discuţiune=dreptul chezaşului urmărit în justiţie de creditor de a-i cere creditorului
să îl urmărească mai întâi în justiţie pe debitorul principal (chezaş=debitorul accesoriu) şi numai dacă
acesta se dovedeşte a fi insolvabil şi în limitele insolvabilităţii sale să îl urmărească în justiţie pe chezaş.
După modelul Codului Napoleon, Legiuirea Caragea introduce conceptul nou de cambie în materia
împrumutului denumită poliţă sau carte de împrumutare. Pentru polița neplătită la termen se admitea o
dobândă dublă. E un titlu cu credit, o obligație abstractă, între 3 persoane, trăgător, tras și beneficiar.
Toate legiuirile admit şi existenţa împrumutului cu dobândă, dobânda este fixată la maxim 10% pe
an cu interzicerea anatocismului (dobândă la dobânda) şi a cametei (dobânda mai mare decât cea maximă
admisă de lege).

109
Însă, aceste reglementări nu au oprit fenomenul acordării de împrumuturi cu dobânzi cămătăreşti,
dovadă că era încetăţenităpractica ținerii la muncă a ţăranilor debitori de către boierii creditori în contul
dobânzilor la sumele împrumutate.
4. CONTRACTUL DE ARENDĂ
Foarte amănunţit reglementat –arendarea moşiilor și chiriile locuințelor. Sunt varietăți ale locatio
rei. Se prevede dreptul de protimis al copărtașilor.
Erau reglementate şi varietăţi ale arendei: contractul de emfiteoză şi contractul de clacă.
5. CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE
Foarte amănunţit reglementat - obiect: imobilele cu destinaţie de locuinţă.
Sunt prevăzute în amănunţime obligaţiile ţăranilor clăcaşi faţă de moşie:
1. plata dijmei la tarla
2. numărul zilelor de clacă
3. interdicţia de a aduce îmbunătăţiri, de a clădi şi de a defrişa fără acordul moşierului.
prezentant totodată şi vechile monopoluri ale boierilor pe domeniile lor.
4. dreptul stăpânului moşiei de a moşteni casa, gospodăria şi îmbunătățirile funciare
realizate de către clăcaşii fugiţi de pe moşie sau care au murit fără a avea moştenitori
MATERIA DREPTULUI PENAL
Dreptul penal clasifică infracţiunile în vini mari şi vini mici, şi nu desprinde cu totul conceptul de
infracţiune de persoana făptuitorului, infractorului.
O foarte importantă categorie de infracţiuni: acelea care sancţionează abuzurile slujbaşilor
domneşti.
 Pravilniceasca Condică incriminează abuzurile de putere ale judecătorilor faţă de
împricinaţi şi ale ispravnicilor faţă de locuitorii judeţelor şi, totodată, faptele de corupţie
ale judecătorilor şi ale celorlalţi slujbaşi ai instanţelor de judecată.
O altă categorie de infracţiuni amănunţit reglementată: cea care sancţionează faptele îndreptate
împotriva noului sistem probator în justiţie.
 Este incriminatăplastografierea de acte, pedeapsa este mai gravă dacă înscrisul este unul
domnesc.
 De asemenea, este incriminată mărturia mincinoasă, martorii mincinoşi condamnaţi fiind
înscrişi într-o aşa-numită condica a şireţilor. De asemenea, este sancţionat şi traficul de
influenţă.
O altă categorie de infracţiuni o reprezintă cele săvârşite în legătură cu activitatea comercială.

110
În această materie, este incriminată bancruta frauduloasă. Cei în cauză erau denumiţi= mufluzi
mincinoşi, adică: comercianţii care în mod fals pretindeau că sunt în faliment, adică în stare de
incapacitate de plată, pentru a se sustrage de plata datoriilor către creditorii lor.
De asemenea, este accentuată răspunderea personală, atât în materia despăgubirilor penale, cât şi
a celor civile şi este sancţionată atât pe plan penal, cât şi pe plan civilîncălcarea dreptului de protimis.
De asemenea, se menţin pedepsele fizice şi în continuare judecătorul are o largă posibilitate de
apreciere, deoarece pravilele nu stabilesc limite minime şi maxime ale pedepselor, ci conţin formule
destul de echivoce de genul “să se pedepsească” sau “să se pedepsească grav”. Se realizează totuşi un
progres în direcţia dozării pedepsei în funcţie de poziţia subiectivă a făptuitorului. Astfel, Legiuirea
Caragea distinge între omorul cugetat şi omorul necugetat (infracţiunea de omor şi infracţiunea de ucidere
din culpă).
DISPOZIŢIILE LEGIUIRILOR CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA JUDECĂTOREASCĂ ŞI
DREPTUL PROCESUAL
Instanţele se constituie ca nişte organe colegiale, ierarhizate şi specializate, în cadrul unuisistem
stabilit în Pravilniceasca Condică, sistem care cuprinde următoare categorii de instanțe:
1. Judecătoria după la judeţe: compusă dintr-un judecător, un logofăt pentru ţinerea condicilor de
judecată (grefier) şi doi slujbaşi mai mărunţi ai instanţei (aprozi şi agenţi procedurali).Cu toate
acestea, ispravnicii judeţelor păstrează atribuţiuni de judecată fie singuri, fie împreună cu judecătorul
din cadrul acestei instanțe.
2. Departamenturile:
 în materie civilă:
 la Bucureşti–2 departamenturi: unul compus din 8 judecători, celălalt din 7
judecători
 la Craiova–o judecătorie cu 4 boieri judecători
 la Iași–departamentul al doilea pentru pricinile civile mai mărunte şi Divanul
Judecătoresc pentru pricinile mai mari.
 în materie penală:
 la București–un departament al vinovăţiilor denumit în greacă criminalion
 la Craiova – instanța asemănătoare compusă din 3 boieri
 la Iași–un departament al afacerilor criminale.
 în materia litigiilor cu caracter de extraneitate (în care una dintre părţi este un străin):
 în Țara Românească= departamentul străinelor pricini
 în Moldova = departamentul treburilor străine.

111
 pentru infracțiuni și conravenții cu caracter polițenesc se deschid la București Spătăria, pentru
zonele perifercie și mahalale,și Agia, pentru zona centrală.
3. Departamentul veliţilor boieri, precum şi Divanul Olteniei de la Craiova–aceste instanțe judecau în
primă instanţă: litigiile dintre boieri şi cainstanţă de apel: apelurile formulate de împricinaţi
împotriva hotărârilor pronunţate de celelalte departamenturi.
4. Divanul Domnesc - prezidat de către domn (Țara Românească + Moldova). E instanta suprema.
DISPOZIŢIILE LEGIUIRILOR CU PRIVIRE LA DREPTULPROCESUAL
Pravilele introduc o serie de reforme menite să modernizeze activitatea de judecată, spre pildă:
1. introduse condicile de judecată.
2. devine obligatorie redactarea în motivarea hotărârilor cu arătarea capului de pravilă.
3. devine posibilă reprezentarea în justiţie:
a. prin mandatari– vechili
b. prin avocaţi – vechili de judecată
4. Se înfiinţează registre de publicitate imobiliară şi se introduce obligativitatea înscrierii în
aceste registre a tuturor operațiunilor imobiliare conţinute în: zapise, diate, seneturi şi foi
de zestre.
5. Se introduce condica siretilor
6. Este introdus sistemul recuzării judecătorilor
7. se introduc termene de prescripţie pentru dreptul material la acţiune şi pentru exercitarea
opţiunii succesorale
8. sunt legiferate şi o serie de proceduri speciale cea a falimentului şi arbitrala, se introduce
înscrisurile speciale, CAMBIILE denumite poliţe şi procedura subsecvenţă acestora
denumită procedura CAMBIALA. Legiferarea unor.. : falimentul, arbitrajul, dar si a unor
inscrisuri special (polite sau cambie).

TRANSILVANIA 1848-1918
Regimul neoabsolutist – care a durat din 1848 pana in 1860 si care s a dovedit a fi neviabil in
conditiile framantarilor interne din imperiu generate de asuprirea locula si nationala si a izolarii Austriei in
urma infrangerilor suferite in Italia si formarii statului national roman.
Regimul liberalist 1860-1867 – a fost instaurat la 20 oct 1860 cand dupa convocarea senatului
imperial de la Viena in cadrul caruia intrau reprezentantii tuturor natiunilor din imperiu, inclusiv romani,
imparatul a dat diploma imperiala pentru reglementarea raporturilor publice din monarhi, act prin care
organizarea imperiului a suferit importante modificari plecandu-se de la recunoasterea tuturor natiunilor din

112
imperiu si a drepturilor acestora de a-si pastra individualitatea istorica si politica printr o organizare proprie
si prin respectarea legilor si asezamintelor proprii. In ciuda impotrivirii maghiare, curtea de la Viena a
convocat in 1863 dieta Transilvaniei pe baza unui regulament electoral provizoriu ce dadea curs intr-o mare
masura principiului reprezentarii proportionale ceea ce a dus la schimbarea structurii sociale si nationale a
organului legiuitor. Aveam 40 de regalisti denumiti de imparat si 125 de deputati alesi. In urma acestei
alegeri au rezultat 48 deputati romani, 44 maghiari si 33 sasi. Deputatii maghiari au refuzat sa participe la
lucrarile Dietei intrunite la Sibiu. Legislatia dietei de la Sibiu a constat in:
1. Anularea legii din 1848 prin care se hotarea unirea Transilvaniei cu Ungaria.
2. Recunoasterea confesiunilor sale prin articulare, modalitate practica de participare a romanilor la
viata de stat.
3. Recunoasterea limbii romane ca limba ofociala alaturi de maghiara si germana.
4. Constituirea tribunalului suprem al Transilvaniei 1865 instamta ce urmaa sa decida in al 3-lea
grad de jurisdictie in procesele civilie si penale, sa solutioneze conflictele de competenta intre tabla
regeasca de la Targu Mures si tribunalul de la Sibiu sau dintre autoritatile din Transilvania si cele din afara
ei, sa solutioneze conflictele dintre organizatiile politice si cele judecatoresti din Transilvania si sa se
pronunte cu privire la modificarea sau adoptarea legii.
5. Schimbarea sistemului electoral prin adoptarea ca lege a regulamentului provizoriu pe baza caruia
se intrunise dieta de la Sibiu.
Au mai existat o serie de probleme care au stat in atentia dietei, dar care n-au fost solutionate din
pricina dualismului austro-ungar. Dintre acestea amintim problema agrara construirea unei cai ferate care sa
faca legatura cu Romania, modernizarea sistemului impoztelor si constituirea unui buget provincial si
reforma administrativa prin inlocuirea comitatelor scaunelor si a districtelor cu 12 unitati administrativ
teritoriale.
Regimul dualist 1867-1918 – in sept 1865 Dieta de la Sibiu a fost defiinta convocandu-se o noua
dieta la Cluj pe baza unei legi feudale din 1711. Noua dieta avea 190 de regalisi si 108 deputati majoritatea
maghiari. Dieta de la Cluj a votat anexarea Transilvaniei la Ungaria. In 1867 s-a incheiat acordul dintre
Austria si Ungaria in urma caruia Frantz Joseph I a capatat si titlul de regele apostolic al Ungariei si a luat
nastere imperiul austro-ungar. A fost astfel consfintita o uniune personala completata cu elemente de
uniune reala, caci existau 3 ministere comune : de razboi, externe si finante si 2 parlamente la Viena si la
Budapesta. In 1868 Dieta maghiara a hotarat desfiintarea marelui principat al Transilvaniei si incorporarea
sa la Ungaria astfel ca Dieta Transilvaniei si guvernul au fost desfiintate iar Transilvania avea doar dreptul
de a-si trimite deputati in parlamentul de la Pesta.
Legislatia de reprimare a romanilor a constat in:

113
1. Legea cu privire la statulul national din 1868 prin care sa confrunta nationalitatea cu cetatenia
consacrandu-se o natiune unica si indivizibila, natiunea maghiara
2. Legea electorala din 1874 a reglementat un cens mai ridicat in Transilvania fata de Ungaria
3. Legea privind organizarea invatamantului din 1868 acorda dreptul de a infiinta scoli elementare
medii si normale nu numai statului, ci si confesiunilor religioase sau asociatiilor in orice limba, dar limba
maghiara era obligatorie, iar programa de invatamant era stabilita de ministerul instructiunii. Era obligatorie
si istoria literaturii maghiare predata in limba maghiara, iar bacalaureatul la aceasta disciplina era sustinut
tot in maghiara
4. Legea privind introducerea limbii maghiare in toate scolile primare adoptata in 1879
5. Legea din 1893 privind urmarirea disciplinara a invatatorilor vinovati de activitati antistatale,
adica de activitati impotiva unitatii statului si folosirea limbii maghiare
6. Legea prin care s-a prevazut ca principala obligatie a gradinitelor si azilurilor de copii era
asigurarea cunoasterea de catre prescolari a limbii maghiare
7. Legea presei din 1872 potrivit careia un exemplar pentru fiecare publicatie trebuia depus la
tribunal si la procuratura curtilor de apel, precum si la ministerul de interne, iar pentru fiecare articol urmau
a raspunde autorul redactorul si editorul.
Revolutia de la 1821
Este expresia unui proces complex de adancire a contradictiilor dintre clasa feudala si celelalte
categorii sociale si dintre poporul roman si fanariotii aflati in slujba otomanilor; de aici rezulta dublul
caracter social si national al miscarii revolutioniste conduse de Vladimirescu. Revolutia s-a desfasurat in
cadrul mai general al luptei poparelor din SE Europei pentru eliberarea de sub dominatie otomana. In acest
context, in prima faza a revolutie, Vladimirescu a actionat in legatura cu Eteria ce avea sediul in Rusia,
deoarece primise garantii ca aceasta miscare de eliberare a Greciei se bucura de sprijinul Imperiului Tarist.
Dupa dezavuarea lui Ipsilanti de catre tar, Tudor Vladimirescu si a schimbat atitudinea cu atat mai mult cu
cat Ipsilanti incerca sa determine o interventie a Tarii Romane pentru a implica Rusia in razboi. El a
incercat o apropiere de Turcia conditionata de inlaturarea domnilor fanatioti si revenirea la sistemul
domniilor pamantene.
Programul revolutiei – de la 28 ianuarie si pana la 27 mai 1821 puterea politica a fost detinuta de
Vladimirescu si de armata revolutionara constituita in adunarea poporului. Dupa ce armata de revolutionari
s-a stabilit la Bucuresti Vladimirescu a stabilit divanul domnesc ca organ al administratiei tarii, urmand ca
acesta prin aparatul de care dispunea sa-i aduca la indeplinire dispozitiile. Recunoasterea divanului era in
conceptia lui Tudor una temporara pana la organizarea aparatului de stat pe noi baze. Principiile noii ordini
constitutionale a statului sunt cuprinse in actele emise de puterea revolutionara. Proclamatia de la Bades, de

114
la Bolintin, de la Bucuresti si cel mai important document: CERERILE NORODULUI ROMANESC,care
reprezinta un veritabil proiect de constitutie.
Dispozitiile:
1. statul urma sa fie o monarhie constitutionala iar domnul trebuie sa jure ca va respecata
comstitutia;
2. se inlatura conditia originii aristocratice pentru indeplinirea unei dregatorii; in toate dregatoriile
atat laice cat si ecleziastice numirile urmau a se face numai dupa merit;
3. se interzicea innobilarea persoanelor ce nu detineau dregatorii astfel ca adoptarea titlurilor
nobiliare era conditia de indeplinirea unei functii in aparatul de stat.
4. Reorganizarea sistemului judiciar in sensul reducerii taxelor de judecata a inlesnirii accesului
tuturor la justitie si afirmarea suveranitatii prin inlaturarea privilegiilor de cate se bucurau strainii in fata
justitiei.
5. Infiintarea armatei nationale.
6. Biserica urma a fi subordonata statului si legilor. Mitropolitul urma a fi ales de popor. Obligatia
bisericii de a infiinta scoli cu predare in limba romana in conditii de completa gratuitate la care sa aiba
acces toti tinerii indiferent de cond sociala.
7. Desfiintarea vamilor interne, a privilegiilor si scutirilor acordate negustorilor romani in vederea
dezvolarii pietei interne.
8. Revenirea la sistemul platilor impozitului in 4 sferturi.
9. Desfiintarea starii de dependenta personala la care se aflau sfetnicii si poslujnicii.
10. Alungarea din tara a boierilor acuzati de grave abuzuri, preluarea pamanturilor boierilor ostili
revolutiei si inapoierea pamanturilor luate taranilor de catre boieri prin abuz si inselaciune.
Revolutia a fost marcata de unele inconsecvente cauzate in principal de caracterul eterogen al
fortelor sociale implicate si de scopurile diferite ale acestora, de contextul national instabil al epocii precum
si de influenta negativa a Eteriei.

115

S-ar putea să vă placă și