Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cu titlu de manuscris
CZU 343.37
PRODAN Svetlana
Conducător ştiinţific
BRÎNZĂ Sergiu, doctor habilitat,
profesor universitar
Autorul
PRODAN Svetlana
2
Chişinău
2007
SUMAR
Volumul şi structura tezei. Lucrarea cuprinde: introducerea; trei capitole; unsprezece secţiuni;
sinteza rezultatelor obţinute; concluziile şi recomandările; bibliografia; adnotarea;
cuvintele-cheie ale tezei; lista abrevierilor utilizate în teză. Teza este expusă pe 208
pagini..................................................................................................................................9
Capitolul I 10
CONSIDERAŢII GENERALE
ASUPRA INFRACŢIUNILOR LEGATE DE CREDITARE.........................................10
Secţiunea I 10
Condiţionarea reciprocă a economicului şi juridicului în contextul
stabilirii răspunderii penale pentru infracţiunile legate de creditare....................10
Secţiunea II 32
Problema concurenţei normelor penale şi a normelor nepenale
în procesul de apărare a ordinii de drept împotriva ilegalităţilor legate de
creditare................................................................................................................32
Secţiunea III 44
Evoluţia reglementărilor privitoare la infracţiunile legate de creditare
pe teritoriul actual al Republicii Moldova............................................................44
Secţiunea IV 56
Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare
în conformitate cu legislaţia altor state.................................................................56
CAPITOLUL II..................................................................................................................................73
CARACTERIZAREA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNILOR PREVĂZUTE la art.238 şi
art.239 CP RM..................................................................................................................73
Secţiunea I 73
Obiectul infracţiunilor legate de creditare.................................................................................73
Secţiunea II 108
Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.238 şi art.239 CP RM................................108
Secţiunea III 132
Latura subiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.238 şi art.239 CP RM...............................132
Secţiunea IV 145
3
Introducere
Actualitatea temei investigate. Ultimele două decenii sunt marcate de construirea şi consoli-
darea în Republica Moldova a mecanismelor economiei de piaţă. În procesul de tranziţie de la
economia planificată spre economia de piaţă a sporit considerabil rolul creditelor. Susţinerea
creditară a activităţii de întreprinzător şi a necesităţilor crescânde de consum ale populaţiei influen-
ţează stimulativ întreaga economie. În special, aceasta se exprimă în dezvoltarea pieţei de muncă
interne pe calea creşterii ratei de ocupare şi reducerii şomajului. Deschiderea unei noi afaceri care
implică şi şomerii, extinderea activităţii de întreprinzător care va atrage noi forţe de muncă, sprijinul
dezvoltării sectorului productiv al economiei naţionale, creşterea bunăstării comunităţilor locale, a
familiilor şi a cetăţenilor aparte – toate acestea sunt doar unele dintre premisele dezvoltării durabile
a economiei naţionale, premise datorate intensificării activităţii de creditare.
Factorii extensivi ai creşterii economice practic s-au epuizat. De aceea, societatea moldove-
nească urmează să pună temelia unei noi economii, bazate pe valorificarea deplină a potenţialului
intelectual al ţării, ţinându-se cont de particularităţile economice şi sociale ale Republicii Moldova.
Pentru scăderea nivelului de sărăcie ce a afectat o bună parte din populaţia ţării noastre, este necesar
un sector privat puternic. Acesta poate fi sursa de bază a creşterii economice, a gradului de ocupare
şi a oportunităţilor pentru persoanele cu venituri scăzute. În acest fel, prosperitatea cetăţeanului se
regăseşte într-o economie de piaţă funcţională în care creditelor le revine rolul de forţă motrice.
Înlăturarea barierelor din calea iniţiativei private, prin fortificarea sistemului creditar, este
principalul factor de stimulare a liberei iniţiative, atât de necesare apariţiei unei clase de mijloc
puternice.
Însă, sistemul creditar, ca şi oricare alt organism, trebuie să dispună de sistemul său imunitar,
adică de partea sănătoasă a participanţilor la piaţa de capital. Pentru ca această piaţă să funcţioneze
corect, este necesară aplicarea remediilor de natură economică, dar şi de natură juridică. Numai
astfel participanţii la raporturile de creditare pot fi ţinuţi să acţioneze în cadrul actelor normative în
materie de creditare. În acelaşi timp, în condiţiile în care în sfera creditării pătrund defraudatorii,
care încearcă să submineze funcţionarea corectă a mecanismelor ei, un rol substanţial în asanarea
situaţiei în această sferă îi revine legii penale menite să sancţioneze cele mai periculoase fapte
legate de creditare. Situaţia economică în Republica Moldova este de aşa natură, încât activitatea de
creditare este de neconceput fără o asigurare juridico-penală.
Până la intrarea în vigoare a Codului penal din 2002, erau destul de frecvente cazurile de
prezentare cu bună-ştiinţă a unor informaţii false în scopul obţinerii unui credit sau majorării
proporţiei acestuia, fie pentru obţinerea unui credit în condiţii avantajoase. Însă, problema pornirii
5
urmăririi penale în cazul săvârşirii a astfel de fapte era soluţionată, de cele mai dese ori, negativ.
Aceasta deoarece nu existau suficiente elemente pentru a califica cele săvârşite ca escrocherie
(art.122 CP RM din 1961) sau ca dezafectare a creditului (art.1553 CP RM din 1961). Până la
folosirea ilegală a creditului, precum şi în lipsa unor probe suficiente privind scopul de sustragere,
era dificilă (dacă nu chiar imposibilă) tragerea la răspundere penală a celor care prezentau
informaţii false în scopuri legate de creditare. Dificultăţi similare erau atestate în cazul acordării
unui credit cu încălcarea intenţionată a regulilor de creditare. Noile norme incluse în Codul penal din
2002 referitoare la dobândirea creditului prin înşelăciune (art.238) şi la încălcarea regulilor de
creditare (art.239) au redus din acuitatea problemei examinate.
Totuşi, prin adoptarea normelor sus-menţionate chestiunea tragerii la răspundere penală a
celor care săvârşesc infracţiuni legate de creditare nu a fost tranşată definitiv. Aceasta deoarece
destinatarul legii penale întâmpină greutăţi în aplicarea art.238 şi 239 CP RM. Ca rezultat, practica
de aplicare a acestor norme nu permite constatarea eficacităţii apărării juridico-penale a relaţiilor
sociale din sfera creditării.
Toate acestea suscită interesul faţă de tematica ce vizează valorile şi relaţiile sociale afectate
de infracţiunile legate de creditare şi îndeamnă la o abordare de pe poziţii noi a chestiunilor ce ţin
de calificarea acestora. Or, adoptarea normelor penale referitoare la infracţiunile legate de creditare
a pus în faţa organelor judiciare, dar şi în faţa ştiinţei dreptului penal o serie întreagă de probleme ce
ţin de înţelegerea, interpretarea, aplicarea practică corectă şi perfecţionarea continuă a modelelor
teoretice ale acestor infracţiuni. Cu certitudine, studiul detaliat asupra problemelor privind
răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare va contribui la rezolvarea lor, va facilita
căutarea mijloacelor de depăşire a deficienţelor existente.
Gradul de studiere a temei investigate. Monitorizarea gradului de studiere a temei investigate
ne permite să afirmăm că problema răspunderii penale pentru infracţiunile legate de creditare
deocamdată este insuficient cercetată în ştiinţa dreptului penal. Mai ales aceasta se referă la
răspunderea penală pentru infracţiunea de încălcare a regulilor de creditare (art.239 CP RM): nici în
plan istorico-juridic, nici sub aspect juridico-comparativ nu există vreun model de sancţionare
pentru această faptă infracţională. Nivelul de elaborare a concepţiei privind calificarea infracţiunilor
legate de creditare nu poate fi recunoscut pe deplin satisfăcător, dat fiind că: a fost ignorată
condiţionarea reciprocă a economicului şi juridicului în contextul stabilirii răspunderii penale pentru
numitele infracţiuni; s-a acordat puţină atenţie problemei concurenţei normelor penale şi a normelor
nepenale în procesul de apărare a ordinii de drept împotriva ilegalităţilor legate de creditare; s-a
neglijat abordarea unor probleme din Partea Generală a Dreptului penal în contextul stabilirii
răspunderii pentru infracţiunile legate de creditare etc. În acelaşi rând, nu a fost întreprinsă analiză
6
credit” în raport cu cele mai importante bănci comerciale din Republica Moldova; 14) a fost
efectuată clasificarea creditelor în vederea clarificării naturii juridice a obiectului material al
infracţiunii prevăzute la art.239 CP RM; 15) a fost argumentată necesitatea prevederii răspunderii
penale pentru dobândirea creditului prin înşelăciune, îmbrăcând forma inacţiunii; 16) a fost
elucidată ambianţa în care se execută latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.239 CP RM; 17)
a fost determinat tipul de intenţie în cazul infracţiunilor legate de creditare etc.
Printre cele mai importante propuneri de perfecţionare a legii penale trebuie de specificat
următoarele: 1) modificarea denumirii art.238 CP RM din „Dobândirea creditului prin înşelăciune”
în „Înşelăciunea legată de creditare”; 2) completarea art.238 CP RM cu alineatul (2) în care să fie
agravată răspunderea dacă fapta respectivă a fost urmată de obţinerea creditului, prin care instituţiei
financiare i s-au cauzat daune în proporţii mari; 3) completarea Codului penal cu o normă care ar
incrimina înşelăciunea privitoare la investiţii; 4) concretizarea dispoziţiei de la alin.(1) art.239 CP
RM, astfel încât să fie specificate expres modalităţile normative ale infracţiunii corespunzătoare etc.
are, cu prioritate, o altă destinaţie decât cea didactică formativă sau cea de comentare a legii penale.
Concepută şi realizată conform rigorilor ştiinţifice, prezenta lucrare este pasibilă să implice soluţii
originale pentru ştiinţa şi practica dreptului penal al Republicii Moldova. Incontestabil, toţi cei
abilitaţi cu aplicarea legii penale simt nevoia acută a unui instrumentariu adecvat în aplicarea
prevederilor vizând infracţiunile legate de creditare. Satisfacerea acestei trebuinţe a practicienilor
reprezintă sarcina primordială a acestei teze. Astfel, dincolo de semnificaţia sa teoretică, teza
vădeşte o semnificativă utilitate practică, constituind un instrument de cercetare, explicare şi
orientare în labirintul ştiinţei dreptului penal.
Caracterul aplicativ al prezentei lucrări constă în următoarele:
1) interpretarea dată de autor noţiunilor şi termenilor ce apar în art.238 şi art.239 CP RM este
importantă pentru aplicarea reuşită a acestor norme în practica judiciară, precum şi pentru
dezvoltarea ulterioară a concepţiilor ştiinţifice;
2) critica neajunsurilor, de care, în opinia autorului, nu sunt lipsite art.238 şi art.239 CP RM,
poate fi luată în consideraţie de către legiuitor în procesul de perfecţionare a acestor norme;
3) interpretarea prevederilor normelor vizând răspunderea penală pentru infracţiunile legate
de creditare va avea o contribuţie certă la dezvoltarea polemicii ştiinţifice pe marginea calificării
corecte a infracţiunilor legate de creditare;
4) datele culese, materialul faptic şi generalizările efectuate pot fi utilizate în procesul de
predare-învăţare a materiei dreptului penal în cadrul instituţiilor de învăţământ mediu şi superior cu
profil juridic, precum şi în cadrul perfecţionării profesionale continue a destinatarilor legii penale.
Aprobarea rezultatelor. Ideile de bază ale lucrării de faţă au fost comunicate şi discutate la
şedinţele Catedrei Drept Penal şi Criminologie a Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din
Moldova. Principalele idei şi concluzii teoretice ale investigaţiei de faţă sunt reflectate în 18
publicaţii. Rezultatele investigaţiei au fost raportate la Conferinţa internaţională ştiinţifico-practică
„Probleme teoretice şi practice ale economiei proprietăţii intelectuale” (Chişinău, 24-25 noiembrie
2005).
Capitolul I
CONSIDERAŢII GENERALE
ASUPRA INFRACŢIUNILOR LEGATE DE CREDITARE
Secţiunea I
Economia şi dreptul, privite în relaţii de reciprocitate, reprezintă doi factori interactivi inegali.
Primul factor îl condiţionează pe cel de-al doilea. La rândul său, dreptul este, în raport cu economia,
un factor subsumat. Privite ca faţete diferite ale vieţii sociale, economia şi dreptul dispun de o
autonomie relativă de dezvoltare. Totodată, sub aspectul interacţiunii lor în realitatea obiectivă,
economia şi dreptul nu cunosc o demarcare absolută. Diferenţele de ordin calitativ dintre cei doi
factori nu exclud transformările reciproce, convertirea unuia în altul. Iată de ce, inadmisibilitatea
confundării în teorie a raporturilor economice şi a raporturilor juridice nu trebuie să fie interpretată
ca ignorare a intercondiţionării lor efective.
Reformele social-economice au determinat caracterul divergent al proceselor ce au loc în ţară,
al fenomenelor coexistente în societate. Iar aceasta îngreunează înţelegerea tendinţelor şi legităţilor
sociale. În aceste circumstanţe sporeşte rolul dreptului în formarea viitorului model economic al
societăţii. Specificul perioadei de tranziţie constă nu numai în aceea că reglementările care statuează
raporturile economice reflectă transformările din societate. Mai trebuie luat în consideraţie faptul că
însuşi sistemul economic al societăţii se cristalizează prin intermediul dreptului. Pentru că acesta
din urmă reglementează coexistenţa economiei „trecute” şi a celei „prezente”.
Astăzi a devenit clar că economia de piaţă, ca şi oricare alt sistem economic, este departe de a
întruchipa idealul organizării economice a societăţii. Instituţiile şi mecanismele economiei de piaţă
nu sunt autodinamice. Viaţa demonstrează multiplele defecte şi lapsusuri ale economiei de acest tip.
Sub ultimele se au în vedere situaţiile când acţiunea mecanismului de piaţă nu este capabilă să
asigure satisfacerea adecvată a necesităţilor sociale sau realizarea intereselor sociale, nu poate
înlătura sursele de pericol social, iar uneori ea însăşi generează periclităţi pentru persoană, societate
sau stat. În aceste împrejurări, dreptul trebuie să-şi îndeplinească rolul de regulator al pârghiilor
economiei de piaţă, fără a se admite însă ca statul să intervină direct în viaţa economică. Deci, fără
derapaje etatiste.
11
Această intervenţie dozată a juridicului în sfera economică trebuie să ţină cont inclusiv de
tendinţele latente din cadrul economiei. Or, se cunoaşte că, în raport cu economia oficială, pot fi
deosebite economia internă şi economia paralelă. În opinia lui D.Makarov, prin „economie internă”
trebuie de înţeles raporturile tenebre, încorporate în economia oficială, legate de statutul oficial al
participanţilor la aceste raporturi; cu alte cuvinte, se are în vedere activitatea neînregistrată a
aceloraşi persoane care activează în sectorul înregistrat al economiei [304]. Pe de altă parte,
economia paralelă reprezintă raporturile tenebre care nu sunt legate de statutul oficial al
participanţilor la acestea. După V.Ginsburgh, economia paralelă constituie sectorul specific al
economiei, având o funcţie productivă specifică, în care este concentrată o parte a forţei de muncă
în lipsa unei înregistrări oficiale [249].
Acţionând chiar în cadrul economiei oficiale, economia internă comportă un pericol mai mare
decât cea paralelă, generând corupţie, delapidări, fraude etc. Astfel, printre operaţiunile tenebre,
efectuate în interiorul economiei oficiale, pot fi menţionate:
a) operaţiunile de gestionare (tehnologice, de producţie, de marketing, de furnizare, de
asigurare tehnico-materială, de comerţ etc.);
b) operaţiunile financiare (de decontare, de creditare, de obţinere de fonduri, valutare, de
asigurare etc.);
c) operaţiunile de evidenţă, legate de evidenţa contabilă şi statistică a activităţii economice.
După cum se poate observa, operaţiunile de creditare pot face parte din rândul operaţiunilor
tenebre efectuate în interiorul economiei oficiale. Chiar numai din aceste motive atenţia dreptului
(inclusiv a dreptului penal) trebuie să fie îndreptată spre prevenirea şi combaterea unor asemenea
practici delicvenţiale. Aceasta deoarece operaţiunile tenebre duc la deformarea şi chiar la dezagre-
garea instituţiilor social-economice de bază, la folosirea acestora în scopuri asociale şi infracţionale.
În acest sens, în Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova pe anii 2005-2009
„Modernizarea ţării – bunăstarea poporului” se menţionează că, în scopul combaterii criminalităţii
şi corupţiei, Guvernul îşi propune, printre altele, obiectivul de „relevare a infracţiunilor de ordin
economico-financiar şi combaterea fenomenului economiei tenebre ce afectează economia statului”
[356].
Atenţia sporită a dreptului faţă de infracţionalitatea în sfera economică este determinată de
ritmul accelerat al creşterii nivelului acesteia, precum şi de repercusiunile ei pe plan social.
Infracţiunile economice reprezintă segmentul infracţionalităţii aflat în continuă proliferare. Faptele
de acest gen nu doar aduc societăţii daune economice incomensurabile, dar cauzează şi prejudicii
social-politice, logistice, morale etc. O atenţie deosebită atrage caracterul extrem de labil al acestor
infracţiuni. Fără îndoială, infracţiunile economice constituie genul de infracţiuni cel mai mobil şi
12
ale sistemului „activitatea economică”. Extrădându-se din sistem măcar un element al acestuia, se
pierde calitatea de sistem, apărând în loc o mulţime parţial ordonată. Aceasta deoarece elementele
sistemice sunt fenomene cu calităţi specifice, a căror interconexiune este definitorie pentru existenţa
sistemului însuşi. În concluzie: activitatea economică sau, altfel spus, economia reprezintă un
sistem incluzând ca elemente producerea, schimbul, repartizarea şi consumul bunurilor şi serviciilor
patrimoniale.
După cum s-a menţionat anterior, conceptele „economie” şi „activitate economică” sunt
echipolente şi interschimbabile. Putem oare susţine acelaşi lucru comparând noţiunea „activitate
economică” cu noţiunea „activitatea economică de piaţă” şi „activitatea de întreprinzător”?
Considerăm că răspunsul la această întrebare este doar unul negativ.
Într-adevăr, conceptele „economie” şi „economie de piaţă” nu sunt echivalente. Are dreptate
V.Ia. Taţii care consemnează că specificul sistemului economic socialist se exprimă în aceea că el
funcţionează în baza principiilor dezvoltării planificate a economiei naţionale [198, p.9-13]. Aşadar,
economia de piaţă şi economia planificată reprezintă două tipuri distincte de economie. Să nu uităm
însă că în epoca socialismului a existat şi „piaţa neagră”. Însă, noţiunile „economia de piaţă” şi
„piaţa neagră” nu pot fi confundate. Or, una dintre principalele trăsături ale „pieţei negre” este func-
ţionarea ei cu încălcarea legislaţiei [250]. Iar economia de piaţă poate funcţiona numai într-un cadru
legal, deoarece reglementările juridice statuează în detalii întregul mecanism al economiei de piaţă.
De asemenea, trebuie de menţionat că „piaţa neagră” şi economia planificată au putut coexista în
paralel. În opoziţie, economia de piaţă şi economia planificată nu pot coexista în paralel. În perioada
de tranziţie, unele elemente ale economiei de piaţă funcţionează alături de unele elemente ale eco-
nomiei planificate. Nu putem afirma însă că economia de piaţă, privită ca sistem, co-funcţionează
de rând cu economia planificată privită ca sistem. În altă ordine de idei, specificăm că există un şir
de condiţii pentru ca o economie să poată fi considerată economie de piaţă: numărul nelimitat al
celor antrenaţi în concurenţa economică; accesul liber pe piaţă; mobilitatea resurselor; informarea
deplină despre cerere şi ofertă; libertatea activităţii de întreprinzător etc. [285]. Fireşte, nici una din
aceste condiţii nu caracterizează economia planificată. Deci, putem constata că noţiunile
„activitatea economică” şi „activitatea economică de piaţă” sunt două noţiuni complementare, care
se intersectează, dar nu se suprapun, ambele subordonându-se conceptului generic de economie.
De ce noţiunile „activitatea economică” şi „activitatea de întreprinzător” nu sunt echipolente
şi interschimbabile? Pentru a răspunde la această întrebare, vom apela la definiţia dată activităţii de
întreprinzător de N.Roşca: „Activitatea de întreprinzător este activitatea de fabricare a produselor,
executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de cetăţeni şi asociaţiile acestora în mod
independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor
patrimonială în scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri” [270]. În fond, această
15
definiţie doctrinară nu este decât o adaptare parafrastică a definiţiei legale conţinute în Legea
Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, adoptată de Parlamentul Republicii
Moldova la 3.01.1992 [11]. Din ambele definiţii rezultă că noţiunea „activitatea de întreprinzător”
nu epuizează semantismul noţiunii „activitatea economică”. În acest context, considerăm întemeiată
părerea autorilor M.Smirnov şi A.Tolmacev: „Activitatea economică este activitatea care poate să
aibă sau să nu aibă, ca scop principal, obţinerea profitului (beneficiului), dar care necesită cheltuieli
pecuniare sau alte cheltuieli de natură patrimonială” [193, p.75]. O opinie similară este expusă de
un alt autor – V.Stati, care menţionează: „... în conceptul de activitate economică trebuie incluse, în
special: activitatea de întreprinzător, activitatea financiară şi de intermediere, managementul
fiduciar al patrimoniului, acordarea de către o persoană a unor drepturi altei persoane, fie asumarea
obligaţiei de a săvârşi anumite acţiuni sau de a se abţine de la săvârşirea lor, având la bază ideea de
compensare” [131, p.19-20]. Aceeaşi poziţie este susţinută în practica judiciară. Astfel, în Hotărârea
Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Ucrainei „Cu privire la practica aplicării de către instanţele
judecătoreşti a legislaţiei referitoare la răspunderea pentru infracţiunile în sfera activităţii
economice”, nr.3 din 25.04.2003 [364], e stipulat că activitatea economică este activitatea
persoanelor fizice sau juridice, legată de producerea şi desfacerea bunurilor, executarea lucrărilor şi
prestarea serviciilor, în scopul obţinerii profitului (activitatea economică comercială) ori în lipsa
unui asemenea scop (activitatea economică necomercială); activitatea de întreprinzător (comercială)
este unul din tipurile activităţii economice, care presupune obligatoriu caracterul nemijlocit,
caracterul permanent şi scopul de profit. Pe bună dreptate, există genuri de activitate economică,
care presupun gestiunea şi consumul bunurilor, şi genuri care nu presupun: independenţă în
activitate (deoarece există un organ ierarhic superior, care stabileşte preţurile şi tarifele la produsele
sau serviciile prestate); asumarea propriei iniţiative în desfăşurarea activităţii; desfăşurarea
activităţii în nume propriu; desfăşurarea activităţii pe riscul propriu şi sub răspunderea patrimonială
proprie; caracterul permanent al activităţii; obţinerea de profituri (beneficii) de pe urma activităţii.
Considerăm că este discutabilă opinia lui A.A. Krâlov atunci când identifică activitatea economică
tenebră cu activitatea de întreprinzător tenebră [167, p.21-27]. Ca şi între „activitatea economică” şi
„activitatea de întreprinzător”, aici nu poate fi pus semnul egalităţii.
Or, activitatea economică poate include şi consumul bunurilor de proprie fabricare, şi presta-
rea de servicii care nu pot fi prestate pe piaţă, şi alte asemenea activităţi [171, p.53]. Deşi producţia
în aceste sfere este mediată într-o măsură mai mică de schimbul marfar efectiv, iar evidenţa bunuri-
lor şi serviciilor este dificil de realizat, ele de asemenea constituie sfere ale activităţii economice.
În concluzie: noţiunea de activitate economică poate fi privită ca „întreg” în raport cu noţiunea
„activitatea de întreprinzător”, care poate fi privită ca „parte”.
16
După cum am indicat anterior, potrivit opiniei lui V.Stati, pe care o susţinem, activitatea finan-
ciară reprezintă şi ea o parte a activităţii economice [131, p.19]. În orice stat, distribuirea şi redistri-
buirea produsului social are loc în formă bănească. În procesul dezvoltării sale, umanitatea a parcurs
calea de la schimbul marfar direct către raporturile marfar-pecuniare, în care banii joacă rolul de
echivalent universal. Într-adevăr, în viziunea lui D.H. Robertson, banii constituie echivalentul,
general acceptat, al valorii bunurilor introdus ca plată pentru primirea acestora sau pentru achitarea
altor genuri de obligaţii comerciale [126, p.2-3]. Însă, finanţele sunt nu înseşi mijloacele băneşti, ci
relaţiile interindividuale cu privire la crearea, redistribuirea şi utilizarea fondurilor de mijloace
băneşti. Finanţele reprezintă mijlocul de control asupra producerii şi distribuirii valorilor materiale,
precum şi mijlocul de stimulare a dezvoltării societăţii în direcţia necesară într-un moment sau altul
al istoriei. Tocmai finanţele reflectă, într-o formă abstractă, toate procesele din societate. Se are în
vedere nu doar procesele economice, dar şi cele politice, demografice, ecologice etc.
Dar fac oare parte finanţele din activitatea economică? Considerăm că da. Argumentele de
ordin legislativ ar fi cele mai oportune pentru a consolida acest răspuns afirmativ.
Astfel, Titlul XI din Partea Specială a Codului penal român [26] are denumirea „Crime şi
delicte contra economiei, industriei, comerţului şi regimului fiscal”. Totodată, Capitolul IV din titlul
specificat este denumit „Crime şi delicte contra intereselor financiare ale Comunităţilor Europene”.
De unde rezultă că activitatea financiară este o sferă a economiei. Această aserţiune este consolidată
şi de punctele de vedere expuse în doctrina penală: „Infracţiunile din domeniul afacerilor aduc
atingere relaţiilor sociale formate în jurul şi datorită tranzacţiilor financiare (subliniere ne aparţine –
n.a.), industriale sau comerciale bazate pe ideea de speculaţie” [248]; „infracţiunile din domeniul
afacerilor ... sunt parte componentă a infracţiunilor economice” [131, p.21]. Deci, finanţele sunt
parte a economiei, avându-se în vedere atât finanţele publice, cât şi cele private, atât finanţele din
sfera de afaceri (sfera activităţii de întreprinzător), cât şi finanţele din alte sfere economice.
Un alt argument de ordin legislativ se desprinde din conţinutul Legii Republicii Moldova
pentru aprobarea Clasificatorului general al legislaţiei, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova
la 25.09.1997 [16]. Astfel, cel de-al doilea compartiment al Clasificatorului general al legislaţiei
poartă titulatura „Economia naţională. Organizarea, mecanismul economico-financiar”. Aşadar,
economia şi finanţele formează împreună un mecanism unitar, deci un sistem, un mod de organizare
închegat şi indisolubil.
După ce am constatat care este corelaţia dintre conceptele „economie (activitatea economică)”
şi „finanţe (activitatea financiară)”, să determinăm care sunt elementele sistemului financiar. După
O.N. Gorbunova, sistemul financiar include:
1) sistemul bugetar;
17
2) fondurile extrabugetare;
3) finanţele subiecţilor economici;
4) asigurarea patrimonială şi personală;
5) creditarea [231, p.15].
Rezultatul la care dorim să ajungem prin această sistematizare rezidă în a demonstra că
creditul (activitatea de creditare) este parte componentă a economiei (activităţii economice).
Indirect, acest rezultat este demonstrat prin tezele doctrinare pe care le vom corabora. Astfel,
I.Turcu consideră că unul dintre principiile fundamentale ale obligaţiilor comerciale este că
comerţul se bazează pe credit [133, p.28]. La rândul său, L.Lefterache opinează că sistemul
economic nu este o noţiune distinctă de industrie şi comerţ, ci un concept care le înglobează [248].
Considerente în baza cărora putem afirma că creditul (activitatea de creditare) face parte din
economie (activitatea economică).
Însă, cel mai pregnant argument în favoarea acestei afirmaţii transpare din examinarea rolului
pe care creditul îl are în economia de piaţă.
După cum s-a menţionat anterior, în raport cu bunurile şi serviciile patrimoniale, activitatea
economică poate fi structurată în funcţie de următoarele etape: producerea, schimbul, repartizarea şi
consumul. Etapele activităţii economice au o importanţă egală. Totuşi, punem accentul pe etapa de
schimb, întrucât creditul ţine tocmai de aceasta. În plus, în opinia întemeiată a lui M.N. Perfiliev,
desfăşurarea spontană a schimbului, disfuncţionalizarea acestuia duce la declinul întregii economii
[183, p.160].
De fapt, creditul a apărut o dată cu schimbul în natură şi, cunoscând în evoluţia sa numeroase
forme, îndeplineşte până în prezent un rol esenţial în economie. Apreciind rolul deosebit al credi-
tului în dezvoltarea economică a omenirii, C.Grigoriţă a conturat trei trepte de evoluţie a acestuia:
1) treapta economiei naturale, în care indivizii produceau bunurile necesare existenţei proprii
sau cel mult a familiei. La această treaptă se disting două subdiviziuni: economia familială
autarhică, în care toate celelalte celule economice erau închise, şi economia de schimb în natură;
2) treapta economiei de schimb, în care schimburile de bunuri se fac prin intermediul
monedei;
3) treapta economiei de credit, în care se pun în circulaţie bunuri contra promisiuni de a
restitui în viitor aceeaşi valoare. Este ultima şi cea mai evoluată treaptă de evoluţie a creditului, în
care în procesul schimbului rolul esenţial îl au operaţiunile de credit [113, p.179].
Evoluţia creditului este condiţionată de situaţia economică din societatea respectivă. Fiecare
etapă a dezvoltării istorico-economice a societăţii corespunde unui anume tip de sistem de creditare,
care e determinat de necesităţile sociale ale momentului. Mecanismul de funcţionare a sistemului de
18
Un rol semnificativ are creditul şi în ridicarea nivelului de trai al populaţiei prin acordarea
sumelor de bani necesare pentru procurarea bunurilor de consum, a locuinţelor şi automobilelor,
pentru investirea în capitalul uman sub formă de credite pentru educaţie, studii etc. [113, p.184].
Din cele menţionate se poate desprinde ideea că creditul îndeplineşte alte două funcţii strâns
corelate: funcţia de deservire a circuitului marfar şi funcţia de imprimare a acceleraţiei progresului
tehnico-ştiinţific.
În procesul de realizare a primei din funcţiile amintite, creditul determină în mare parte
accelerarea nu numai a circuitului marfar, dar şi a celui monetar. În special, creditul contribuie la
eliminarea banilor în numerar din circuitul monetar. Introducând în sfera acestui circuit instru-
mentele decontării fără numerar, creditul asigură substituirea plăţilor în numerar prin operaţiunile
de virament. Aceasta imprimă operativitate relaţiilor economice pe piaţa internă şi cea internaţio-
nală, totodată simplificându-le. Cât priveşte funcţia de imprimare a acceleraţiei progresului tehnico-
ştiinţific, pe care o îndeplineşte creditul, trebuie de menţionat că, în ultimele decenii, progresul
tehnico-ştiinţific a devenit factorul determinant al dezvoltării economice a oricărui stat şi a oricărui
agent economic. Rolul creditului în accelerarea progresului tehnico-ştiinţific poate fi perceput mai
ales cu referire la finanţarea activităţii organizaţiilor ştiinţifice. În cazul acestora, specificul constă
în faptul că între investirea primară a capitalului şi obţinerea rezultatului final există o mare distanţă
în timp. Tocmai din aceste motive, funcţionarea normală a majorităţii centrelor ştiinţifice (cu
excepţia celor puţine care beneficiază de finanţare de la buget) este de neconceput fără utilizarea
resurselor creditare. Creditul este la fel de necesar şi în vederea implementării directe în producere a
elaborărilor şi tehnologiilor ştiinţifice de înaltă performanţă. Cheltuielile legate de implementarea
lor sunt acoperite iniţial de agenţii economici, inclusiv din contul creditelor acordate pentru o
anumită destinaţie, pe termen mediu sau lung.
Realizarea tuturor acestor funcţii ale creditului ar fi imposibilă fără existenţa unui cadru
favorabil de natură economică, instituţională, social-culturală etc. Dar principala condiţie în reali-
zarea acestor funcţii revine dreptului. Sub acest aspect, C.Grigoriţă evidenţiază necesitatea unui
sistem juridic prin care să se reglementeze cadrul general al operaţiunilor de credit, măsurile de
asigurare şi de protecţie a participanţilor la contractul de credit, drepturile şi obligaţiunile creditori-
lor şi debitorilor, procedura de soluţionare a litigiilor dintre părţi şi organele competente [113,
p.184]. Alăturându-ne la această opinie, adăugăm că necesitatea unui atare sistem reprezintă expres-
sia cea mai clară a condiţionării reciproce a economicului şi juridicului în contextul stabilirii
răspunderii penale pentru infracţiunile legate de creditare.
Revenind la caracterizarea rolului pe care creditul îl are în economia de piaţă, vom specifica
că, în conformitate cu Raportul Fondului Monetar Internaţional cu privire la evaluarea stabilităţii
21
financiare nebancare în satisfacerea nevoilor financiare ale IMM rămâne limitat, iar portofoliul lor
total de credite nu depăşeşte volumul creditelor mici oferite de bănci” [341].
Trebuie de menţionat că în Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova pe anii
2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea poporului” este specificat că printre priorităţile politicii
Guvernului în domeniul afacerilor se numără susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi
mijlocii: „Sprijinirea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă o soluţie viabilă pentru
contrabalansarea efectelor negative ale procesului de ajustare structurală şi de restructurare a
industriei, generând alternative economice, sociale şi susţinând dezvoltarea clasei de mijloc” [356]
(actualmente abrogată). În aceeaşi ordine de idei se înscrie şi Legea Republicii Moldova cu privire
la susţinerea şi protecţia micului business, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la
20.05.1994 [11]. În corespundere cu acest act legislativ, acordarea de credite preferenţiale şi
subvenţii reprezintă unul dintre principalele tipuri de susţinere statală a agenţilor micului business.
Prevederi similare se conţin în Legea Republicii Moldova privind susţinerea sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 7.07.2006.
Deşi este declarată susţinerea din partea statului a celor implicaţi în businessul mic şi mijlociu,
acestora le este greu să obţină credit pentru dezvoltare. A obţine un împrumut de la partenerii de
afaceri este la fel de dificil, dat fiind că împrumutaţii nu întotdeauna pot oferi o garanţie adecvată.
Conştientizând că nu există nici o posibilitate legală de a obţine credite, agenţii economici încearcă
să eludeze legea. În consecinţă, nu este exclus ca legea, inclusiv legea penală, să fie chiar încălcată.
Or, scopul oricărui agent economic, care desfăşoară activitatea de întreprinzător, e de a obţine
profit. De aceea, va proceda în aşa mod încât să realizeze un profit pe calea cea mai puţin
costisitoare, cu minimum de cheltuieli. Şi dacă, pe de o parte, o bancă alege să investească prioritar
într-un domeniu (în cazul dat, diferit de creditare), iar agentul economic, pe de altă parte, ezită
contracteze un credit, merită a fi luate în calcul cauzele ce au favorizat sau au defavorizat deciziile
lor. În acest sens, considerăm necesar a prezenta sumar informaţia care poate facilita constatarea
acestor cauze.
Astfel, la ora actuală, dispun de autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei următoarele bănci
comerciale [348]:
1) Banca Comercială „Comerţbank” SA;
2) Banca Comercială „Victoriabank” SA;
3) Banca Comercială „Mobiasbanca” SA;
4) Societatea pe Acţiuni Banca de Economii;
5) Banca Comercială „Unibank” SA;
6) Banca Comercială „Eximbank” SA;
23
proporţie de la 1,4% până la 100% (în cazul creditelor în lei acordate agriculturii, industriei şi
comerţului, pentru imobil, pentru consum, acordate băncilor, al altor credite, precum şi în cazul
creditelor în valută străină acordate băncilor; creşterea sumei creditelor acordate în comparaţie cu
trimestrul precedent în proporţii de la 2,2% la 152% (în cazul creditelor în lei acordate pentru con-
sum şi al celor acordate industriei energetice şi a combustibilului etc.) [347]. În cazul altor credite
(în special, al creditelor pentru construcţia drumurilor şi a transporturilor) s-a atestat o stagnare.
Condiţiile de bază pentru acordarea unui credit de către Banca Comercială „Eximbank” SA se
reduc la existenţa: unei „istorii de decontare” a solicitantului (rulaje stabile şi solide pe conturile
acestuia); a unui plan de afaceri bune argumentat; a unui business profitabil [332].
La cele specificate supra adăugăm că Eximbank este prima bancă comercială din Republica
Moldova al cărei capitalul este în întregime străin. În context, în Raportul FMI se arată că, în cazul
celor trei bănci comerciale din Republica Moldova, deţinute în întregime de investitori străini, nici o
bancă străină importantă nu figurează ca proprietară a acestor bănci; dat fiind caracterul obscur al
investiţiilor străine în sectorul bancar moldovenesc, se atestă absenţa unor investitori strategici
calificaţi [341]. Desigur, care poate fi atitudinea investitorilor străini serioşi faţă de băncile ai căror
proprietari sunt domiciliaţi în Bahamas, Belize, Insulele Caiman, Cipru, Republica Dominicană,
Panama şi alte asemenea zone off-shore? Dar şi o altă întrebare se impune: este oare legală
provenienţa mijloacelor băneşti investite în sectorul bancar moldovenesc?
Continuând ordinea expunerii, consemnăm că Banca Comercială „Universalbank” SA acordă
credite businessului privat şi persoanelor fizice. Printre direcţiile principale ale creditării se numără:
orice activitate economică; sfera serviciilor; producerea în proporţii nu prea mari; activitatea
comercială, inclusiv comerţul cu amănuntul etc. Cerinţele de bază faţă de eventualii debitori
consistă în: profitabilitatea proiectului; participarea cu capital propriu; intenţiile şi posibilităţile
eventualului debitor de a rambursa creditul; perspectivele dezvoltării businessului; existenţa unei
asigurări a creditului (gaj, garanţie altele) [327].
Datele cu privire la activitatea financiară a Băncii Comerciale „Universalbank” SA la
31.07.2006 atestă următoarele: totalul activelor – 259989,0 mii de lei; activele lichide – 72206,0 mii
de lei; totalul creditelor – 158659,0 mii de lei [246, p.15]. Faptul că doar aproximativ 25% din
active sunt lichide, alături de cuantumul ridicat al creditelor acordate în raport cu mărimea activelor,
fac extrem de sensibilă banca în faţa eventualelor crize de disponibilităţi. Capitalul băncii s-ar putea
reduce brusc, promovând , în cazul unor şocuri puternice determinate de fluctuaţiile cursului de
schimb sau de modificarea ratei dobânzii, insolvabilitatea acesteia. În aceste condiţii, chiar în
prezenţa unor cerinţe relativ nerestrictive faţă de solicitanţii de credite, vulnerabilitatea băncii
condiţionează slaba încredere faţă de ea din partea agenţilor economici.
28
faptul că nici unul din creditele acordate nu este în valută străină. De asemenea, lipsesc cu
desăvârşire datele despre creditele acordate activităţii economice productive (agriculturii, industriei
energetice, pentru construcţia drumurilor şi a transporturilor etc.). Lipsa de informaţii poate fi
interpretată ca neacordare a creditelor acestor sectoare ale economiei naţionale. Deloc surprinzător,
dacă vom ţine seama de faptul că banca acordă credite numai ramurilor economiei naţionale „cu
impact sezonier minim şi randament ridicat de utilizare a resurselor” [331]. Însă, puţine ramuri ale
economiei naţionale corespund acestor exigenţe cumulative.
Referitor la activitatea financiară a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” SA, la 31.07.2006
rezultatele se exprimă în următoarele: totalul activelor – 1033585,0 mii de lei; activele lichide –
237768,0 mii de lei; totalul creditelor – 702508,0 mii de lei [[246, p.15].
Banca acordă credite întreprinderilor individuale ale businessului mic şi mijlociu din contul
mijloacelor alocate de Corporaţia Financiară Internaţională. De asemenea, întreprinderilor mici şi
mijlocii cu profil agrar li se acordă credite investiţionale în cadrul Proiectului de Finanţare Rurală
şu Dezvoltare a Întreprinderilor Mici al Fondului Agrar Internaţional de Dezvoltare (IFAD). La fel,
se acordă credite pentru completarea mijloacelor circulante în zona rurală în cadrul Proiectului de
Investiţii şi Servicii în zona Rurală (RISP) al Asociaţiei de Dezvoltare Internaţională (IDA) [328].
Prin prisma celor specificate mai sus, nu este deloc surprinzătoare creşterea, în comparaţie cu
trimestrul precedent, a sumei creditelor acordate agriculturii: 1149,0% (în valută). Totodată, des-
creşterea s-a înregistrat în cazul creditelor acordate industriei şi comerţului (în valută) şi al credi-
telor acordate băncilor (în lei şi în valută).
Privitor la activitatea financiară a Băncii Comerciale „Investprivatbank” SA, datele la
31.07.2006 denotă următoarele: totalul activelor – 504295,0 mii de lei; activele lichide – 109595,0
mii de lei; totalul creditelor – 254280,0 mii de lei [246, p.15]. Numărându-se printre băncile
comerciale mici, Băncii „Investprivatbank” îi sunt specifice vulnerabilităţile şi riscurile la care sunt
supuse băncile de dimensiuni comparabile, nominalizate supra.
Din aceeaşi categorie face parte şi Banca Comercială „Energbank” SA. La 31.07.2006,
activitatea ei financiară avea următorii parametri: totalul activelor – 584931,0 mii de lei; activele
lichide – 136609,0 mii de lei; totalul creditelor – 374867,0 mii de lei [246, p.15].
Nu poate fi ignorat faptul că proporţia creditelor acordate în raport cu totalul de active
constituie 64%. Totodată, totalul creditelor depăşeşte cu mult mărimea activelor lichide. În
eventualitatea unei crize economice de genul celei din 1998, când majoritatea solicitanţilor de
credite au suferit faliment, Energbank ar putea intra uşor în colaps.
În alt context, este necesar a menţiona că banca are 14 acţionari – persoane juridice, care deţin
97% din acţiuni; restul acţiunilor au fost procurate de persoane fizice [114, p.85]. Or, în Raportul
FMI, tocmai dispersarea proprietăţii unor bănci comerciale a fost numită printre principalele pericole
31
care ameninţă stabilitatea financiară a acestora [341]. În aceste condiţii, doar reducerea numărului de
acţionari, alături de procurarea acţiunilor de către investitori credibili, ar putea reduce acest pericol.
În fine, dar nu în ultimul rând, lista băncilor comerciale, care au obţinut autorizaţia Băncii Naţio-
nale a Moldovei, este încheiată de Banca Comercială Română Chişinău SA. La 31.07.2006, rezulta-
tele activităţii financiare a acestei bănci s-au caracterizat prin următoarele: totalul activelor –520165,0
mii de lei; activele lichide – 115515,0 mii de lei; totalul creditelor – 371546,0 mii de lei [246, p.15].
Cu privire la activitatea de creditare a Băncii Comerciale Române Chişinău SA, menţionăm
că, în special, sunt acordate credite de consum, credite altor bănci şi credite pentru industrie şi
comerţ [346]. Totodată, după cum afirmă A.Guştiuc, această bancă nu pune accent pe resursele din
Republica Moldova, neavând intenţia să atragă economiile populaţiei la bancă [114, p.86]. În aceste
circumstanţe, nu putem vorbi despre o contribuţie esenţială a Băncii Comerciale Române Chişinău
SA la procesul de stimulare a economiei naţionale a Republicii Moldova.
După această „radiografie” a sistemului creditar din Republica Moldova, este oportună
prezentarea unor observaţii relevante din cadrul Raportului FMI.
În primul rând, se arată că şapte din cele şaisprezece bănci comerciale având proprietatea
dispersată sunt expuse abuzurilor interne şi, eventual, spălării banilor, deoarece au mai puţine
resurse pentru controlul intern, pentru sisteme de procesare a datelor şi alte mijloace de protecţie. În
al doilea rând, este specificat că cadrul de reglementare în baza căruia au fost create şi funcţionează
în prezent băncile comerciale trebuie să fie îmbunătăţit pentru a asigura viabilitatea sectorului. Se
sugerează adoptarea noilor norme de prudenţă (inclusiv privind delicvenţa), care ar oferi o garanţie
mai mare în faţa riscurilor posibile [341].
Într-adevăr, cele mai mari prejudicii băncile comerciale le suportă de pe urma:
– nerambursării creditelor şi a obţinerii creditelor pe calea coruperii funcţionarilor bancari;
– tăinuirii impozitelor băncii;
– înşelării clienţilor băncii de către funcţionarii acesteia;
– concreşterii băncilor cu organizaţiile criminale;
– coruperii de către funcţionarii bancari a funcţionarilor publici care au atribuţii legate de
sistemul bancar etc.[143, p.39-41].
Din această perspectivă, tocmai reprezentările de ultimă oră privind legităţile economico-
financiare, conţinutul şi specificul mecanismelor de creditare şi influenţa lor asupra desfăşurării
relaţiilor economice ajută la conştientizarea adecvată a problemei răspunderii penale pentru
infracţiunile legate de creditare. Investigarea pluriaspectuală şi plenară a acestei categorii de fapte
infracţionale va permite determinarea volumului şi conţinutului manifestărilor infracţionale în
general în sfera de activitate economică a societăţii.
32
Secţiunea II
În condiţiile unei societăţi civile, axate pe principiile statului de drept, pe separaţia puterilor în
stat şi pe respectarea, cu stricteţe, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, dreptul este
chemat să contribuie la valorificarea deplină a tuturor însuşirilor fizice şi spirituale pe care le
însumează persoana umană. Societatea nu se mai situează la un pol al unei contradicţii, iar individul
nu mai este aruncat la celălalt pol. După V.Dzodziev, societatea civilă, în întregul său, reprezintă o
multitudine de relaţii, care nu sunt mediate de stat, dintre indivizi liberi şi egali în drepturi, care
acţionează în condiţiile economiei de piaţă [156, p.165-166]. Considerăm că în această definiţie
autorul are în vedere nu societatea civilă, ci doar „pivotul social” al acesteia, constituit din relaţii de
natură privată. În realitate, în mişcarea de apropiere a individului de societate şi a societăţii de
individ nu poate să nu fie antrenat şi statul.
Amplificarea şi ocrotirea, din ce în ce mai perfecţionată, a drepturilor membrilor societăţii
noastre constituie una dintre modalităţile prin care se asigură, prin drept, perfecţionarea conţinutului
real al raportului individ–stat–societate. Tot mai frecvent apare problema soluţionării cazurilor de
concurenţă dintre normele aparţinând diferitelor ramuri de drept care ocrotesc aceleaşi drepturi ale
membrilor societăţii. În contextul prezentului studiu, un interes deosebit îl constituie investigarea
problemei privind concurenţa normelor penale şi a normelor nepenale în procesul de apărare a
ordinii de drept împotriva ilegalităţilor legate de creditare.
În acest sens, este necesar a menţiona punctul de vedere din doctrina penală, conform căruia
normele, care prevăd răspunderea pentru infracţiunile în sfera bancară, ar trebui dezincriminate;
aceasta nu ar periclita în nici un fel interesele persoanei, ale societăţii şi ale statului, deoarece
faptele menţionate sunt susceptibile şi de influenţarea juridică de altă natură (de exemplu, de natură
juridico-civilă) [278]. Oare într-adevăr dezincriminarea normelor, care prevăd răspunderea pentru
infracţiunile legate de creditare, ar comporta mai multe efecte pozitive decât negative?
Încercând să răspundem la această întrebare, apelăm la opinia lui M.Eliescu, care se referă la
concurenţa dintre normele, care stabilesc răspunderea penală, şi normele care stabilesc răspunderea
civilă: „Dar horarul dintre cele două răspunderi nu este de-a-ntregul neted. Dreptul zilelor noastre
vede ideea de reparaţiune pătrunzând în dreptul penal, sub forma reparării daunei sociale provocate
prin infracţiune, prin măsuri potrivite, de siguranţă... Domeniul răspunderii instituite de dreptul
33
penal şi cel al răspunderii cârmuite de dreptul civil se interferează. Cele mai multe din infracţiuni
sunt totodată delicte sau cvasidelicte civile care obligă la reparaţiune” [109, p.31-33].
Aşadar, este posibil cumulul răspunderii penale şi a răspunderii extrapenale (ultima formă de
răspundere fiind stabilită de normele dreptului civil, ale dreptului bancar, ale dreptului financiar, ale
dreptului comercial, ale dreptului fiscal etc.). Din această perspectivă, este deosebit de relevantă
opinia lui G.Vrabie şi S.Popescu, care, printre principiile generale ale răspunderii juridice,
nominalizează „principiul potrivit căruia unei singure violări a normei juridice îi corespunde o
singură imputare a răspunderii, ceea ce nu exclude posibilitatea cumulului formelor de răspundere
juridică, în cazul în care prin una şi aceeaşi faptă au fost încălcate două sau mai multe norme
juridice” (cursivul ne aparţine – n.a.) [136, p.150].
Pentru procesul de apărare împotriva infracţiunilor economice (inclusiv împotriva infracţiuni-
lor legate de creditare) este specifică interferenţa sferelor dreptului penal şi ale altor ramuri de drept
(înainte de toate, ale dreptului civil). Or, obţinerea şi acordarea creditului constituie obiectul de
reglementare în primul rând al dreptului civil. Normele juridice civile corespunzătoare sunt conţi-
nute în Secţiunea a 3-a „Creditul bancar” din Capitolul XXIV „Contractele şi operaţiunile bancare”
şi, într-o anumită măsură, în Capitolul VII „Împrumuturi” din Titlul III al Cărţii a treia „Obligaţiile”
a Codului civil al Republicii Moldova. Deci, obţinerea creditului şi acordarea creditului constituie
obiectul raporturilor juridice contractuale, iar neexecutarea obligaţiunilor contractuale atrage
aplicarea răspunderii civile contractuale.
Dar dacă aplicarea răspunderii civile nu exclude aplicarea răspunderii penale, care trebuie să
fie criteriile pentru ca o ilegalitate să fie susceptibilă nu numai de influenţarea juridico-civilă, dar şi
de influenţarea juridico-penală? Referindu-ne concret la infracţiunile legate de creditare –
„Dobândirea creditului prin înşelăciune” (art.238 CP RM) şi „Încălcarea regulilor de creditare”
(art.239 CP RM) – putem prezenta următorul răspuns: ilicitatea penală a faptei, prevăzute la art.238
CP RM, este determinată de înşelarea victimei de către făptuitor; nu oricare prezentare a
informaţiilor – în scopul obţinerii unui credit sau majorării proporţiei acestuia, fie al obţinerii unui
credit în condiţii avantajoase – determină intervenţia legii penale; această intervenţie este justificată
numai dacă informaţiile date sunt cu bună-ştiinţă false. În ce priveşte ilicitatea penală a faptei,
prevăzute la art.239 CP RM, ea este determinată de prezenţa încălcării intenţionate a regulilor de
creditare, secundată de cauzarea daunelor în proporţii mari instituţiei financiare. Însă, nu oricare
acordare a creditului determină intervenţia legii penale; numai dacă acordarea creditului a fost
însoţită de încălcarea regulilor de creditare şi dacă, în plus, instituţiei i-au fost cauzate daune în
proporţii mari, intervenţia legii penale se justifică.
În alţi termeni, dacă încălcarea normei de drept civil este însoţită de înşelăciune sau de abuzul
de încredere, apar temeiurile aplicării răspunderii penale.
34
Abordând problema concurenţei normelor penale şi a celor de drept civil în contextul stabilirii
răspunderii pentru fapta de dobândire a creditului prin înşelăciune, V.Stati afirmă: „Această faptă
nu poate fi privită ca o neexecutare a obligaţiei contractuale. Legea penală stabileşte momentul de
consumare a ei înainte de încheierea contractului de credit, la etapa de verificare de către instituţia
financiară a documentelor de credit. Chiar dacă falsul nu este depistat la această etapă, fiind stabilite
raporturi contractuale între solicitantul de credit şi instituţia financiară, nu poate fi vorba de o
neexecutare a obligaţiei contractuale” [273]. Totuşi, precizia ne obligă să recunoaştem că, în cazul
depistării falsului după încheierea contractului de credit, aplicarea răspunderii penale nu poate
exclude aplicarea răspunderii civile. Aceasta deoarece prezenţa semnelor infracţiunii, prevăzute la
art.238 CP RM, nu exclude prezenţa neexecutării obligaţiilor care decurg din încheierea contrac-
tului de credit.
În orice caz, mai important este să stabilim că aplicarea răspunderii civile nu exclude în mod
automat posibilitatea aplicării răspunderii penale.
Onestitatea, credibilitatea reprezintă exigenţele de care o piaţă civilizată nu se poate dispensa.
Nesocotirea flagrantă a acestor exigenţe poate constitui un motiv întemeiat pentru aplicarea
mijloacelor juridico-penale. În acest sens, susţinem punctul de vedere al lui I.Deleanu: „Cetăţenii...
trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce
drepturile şi libertăţile celorlalţi. Este implicată aici ideea sancţionării „abuzului de drept” sau,
corect vorbind, a „exercitării abuzive” a dreptului. Într-adevăr, exercitându-şi drepturile, titularul lor
trebuie să o facă în scopul social-economic sau politic pentru care legea a recunoscut şi a garantat
acele drepturi. Devierea exercitării dreptului de ratio legis înseamnă exercitarea lui anormală şi deci
condamnabilă” [106, p.86-87].
Considerăm că atât în cazul dobândirii creditului prin înşelăciune (art.238 CP RM), cât şi în
cazul încălcării regulilor de creditare (art.239 CP RM), devierea exercitării dreptului de la ratio
legis este evidentă. Mai mult, această deviere este într-atât de gravă, încât reclamă intervenţia legii
penale.
În literatura de specialitate este cvasiunanim recunoscut că pericolul social (prejudiciabilita-
tea), ca aspect material al faptei, este criteriul ce permite delimitarea diverselor tipuri de ilegalităţi
[169, р.160; 201, р.66; 168, р.170; 138, р.173; 181, р.584]. Tocmai gradul de prejudiciabilitate este
indiciul care condiţionează intensitatea măsurilor de influenţare juridică. Prezenţa înşelăciunii şi a
abuzului de încredere în conţinutul infracţiunilor, prevăzute la art.238 şi 239 CP RM, este un temei
suficient pentru a aplica faţă de subiecţii acestor infracţiuni măsuri de influenţare juridică-penală.
A nu aplica aceste măsuri ar însemna a fi adeptul dictonului „vigilantibus, et non dormientibus,
jura subveniunt; servat lex, succurunt jura subveniunt” („legile servesc doar celor care veghează, nu
35
dorm; dreptul este scris numai pentru cei care veghează, care se îngrijesc de interesele lor”). În
condiţiile economiei de piaţă, ar fi cu totul inadecvat a condiţiona prejudiciabilitatea faptelor de un
asemenea criteriu cum ar fi abilitatea făptuitorului de a înşela, însoţită de credibilitatea şi lipsa de
experienţă a victimei. Concepţia, bazată pe un asemenea criteriu, ar avea un impact negativ nu doar
asupra temeiului aplicării art.238 şi 239 CP RM, dat şi asupra dezvoltării relaţiilor economice.
Aceasta deoarece circuitul economic se întemeiază pe încredere. Lipsa acesteia încetineşte
considerabil acest circuit, deci se răsfrânge negativ asupra fiecărui membru al societăţii. Iată de ce,
asigurarea juridico-penală a relaţiilor economice de piaţă reprezintă un imperios deziderat. Care
trebuie să fie gradul influenţării juridico-penale, încât să nu fie subminată capacitatea de autoreglare
a economiei de piaţă? Pe parcursul istoriei, acest grad era stabilit pe cale empirică, exprimându-se
în coraportul dintre dreptul public şi dreptul privat. În orice caz, se cere o aşa implicare a dreptului
penal care ar putea asigura protecţia economiei de piaţă împotriva atingerii potenţiale a principiilor
de funcţionare şi dezvoltare a acesteia. Însă, aceasta nu trebuie să presupună măsuri anticonstitu-
ţionale, specifice economiei planificate, în care normele juridico-civile sunt substituite de norme
juridico-penale. Aplicarea ultimelor îşi are raţiunea numai atunci când se face abuz de libertatea
relaţiilor economice de piaţă şi de dreptul de proprietate. De menţionat însă că aplicarea legii penale
nu înseamnă abolirea relaţiilor economice de piaţă şi nici lichidarea dreptului de proprietate.
Delimitarea dintre infracţiunile legate de creditare şi încălcările normelor de drept civil se face
pe criterii de calitate, deci după prezenţa (sau lipsa) înşelăciunii ori a abuzului de încredere. În
prezenţa acestor indici de defraudare este obligatorie reacţia legii penale. Prezenţa sau absenţa
criteriilor cantitative – mărimea prejudiciului cauzat victimei sau mărimea veniturilor obţinute de
făptuitor – este subsecventă prezenţei sau lipsei criteriilor calitative specificate mai sus. Atunci când
criteriile cantitative lipsesc, repararea prejudiciului cauzat victimei şi încasarea venitului obţinut de
făptuitor trebuie să ţină de domeniul dreptului civil.
Aşadar, deosebirea principială dintre influenţarea juridico-civilă şi influenţarea juridico-
penală rezidă în faptul că, în primul caz, este restabilit dreptul subiectiv violat şi este reparat
prejudiciul cauzat. În opoziţie, în ipoteza influenţării juridico-penale, infractorul este sancţionat.
Deci, în primul caz, influenţării este supus patrimoniul subiectului, iar în cel de-al doilea caz
influenţării este supus însuşi subiectul acestuia – persoana (fizică sau juridică).
În literatura de specialitate această repartizare a funcţiilor între cele două forme de influenţare
juridică este percepută uneori nu tocmai corect. Astfel, N.I. Pikurov nu este de părere că rolul
dreptului penal constă doar în stabilirea sancţiunilor pentru violarea drepturilor subiective. În opinia
acestui autor, nu este exclusă posibilitatea conectării normelor de drept penal la reglementarea
relaţiilor, care decurg dintr-un contract, pe calea stabilirii răspunderii penale pentru acţiunile ce
36
economice, trebuie de accentuat că, în condiţiile dezvoltării reuşite a economiei, forţa reglementării
de către stat a economiei constă în asigurarea aplicării efective în practică a normelor Codului civil.
A încerca să influenţezi asupra relaţiilor economice prin a ameninţa cu aplicarea pedepsei înseamnă
a contribui la restrângerea pieţei, a circuitului civil” [320].
Aşadar, autorii citaţi optează pentru primatul reglementării juridico-civile a activităţii economice.
În contrast, alţi autori propun îmbinarea metodei juridico-penale şi a celei juridico-civile în
apărarea relaţiilor economice. Astfel, P.Iani menţionează: „Provoacă obiecţii viziunea despre legea
penală ca despre o lege accesorie, adiacentă, ca despre o lege care poate fi aplicată numai dacă nu
contrazice legea civilă” [322]. Împărtăşind un punct de vedere similar, A.V. Naumov consideră:
„Nu există nici o ramură de drept ale cărei norme nu ar fi înglobate organic în normele de drept
penal. În aceste cazuri, condiţiile răspunderii penale pentru comiterea faptelor prejudiciabile se
conţin nu numai în normele penale, dar şi în normele altor ramuri de drept” [179, p.84]. Considerăm
mai acceptabilă poziţia exprimată de P.Iani şi A.V. Naumov. Aşa cum susţine S.Poleakov, această
poziţie nu contravine art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale [65]. Menţionăm că în norma respectivă este stabilit principiul, conform căruia orice
persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil a cauzei. Iar S.Poleakov consemnează: „Inter-
venţia statului în cauzele privind drepturile private poate duce la încălcarea acestui principiu. În
raporturile juridice civile, interesele statului nu trebuie să predomine asupra intereselor părţilor. De
aceea, poziţia deosebită a statului pentru apărarea intereselor sale în cauzele civile nu corespunde
cerinţei de egalitate a părţilor şi nu poate fi considerată conformă principiului echităţii” [308].
În replică la cele menţionate, trebuie de spus că, într-adevăr, imixtiunea neîntemeiată a
organelor judiciare în desfăşurarea raporturilor de drept civil are loc de multe ori conştient.
Persoanele, care nu sunt sigure de justeţea argumentelor lor şi de reuşita soluţionării litigiului
patrimonial în cadrul procesului civil, apelează uneori la procedee ilegale pentru a atrage de partea
lor autoritatea publică. Totuşi, aceasta nu înseamnă că atunci când, pe lângă indicii unei încălcări a
normelor de drept civil, au fost descoperite elemente constitutive ale unei infracţiuni economice,
statul nu trebuie să intervină. Principiul egalităţii în drepturi reclamă ca situaţii egale să fie tratate
egal, iar situaţii inegale – diferit. Infractorul şi victima se află în posturi inegale: primul a adus
atingere unor valori şi relaţii sociale ocrotite de legea penală, iar a doua a suportat un prejudiciu
fizic, patrimonial sau moral. Iată de ce, în prezenţa unor motive suficiente, una şi aceeaşi persoană
poate fi supusă atât răspunderii civile, cât şi răspunderii penale.
În ce priveşte concordanţa sau neconcordanţa aplicării paralele a răspunderii civile şi a celei
penale cu prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale,
este necesar a specifica următoarele: Curtea Europeană a Drepturilor Omului invocă, în soluţionarea
38
condiţiile stipulate în contractul de credit, dacă prin aceste acţiuni instituţiei financiare i-au fost
cauzate pagube materiale în proporţii mari.
Sensul direct al prevederii: „fie nerambursarea creditului şi dobânzilor în termenele şi în
condiţiile stipulate în contractul de credit” denotă că aceasta se raportează la un litigiu ce decurge
din obligaţiunile contractuale şi deci nerespectarea lor urmează a fi sancţionată conform
prevederilor Codului civil. Nu există nici un indiciu care ar imprima ilicitate penală modalităţii
descrise în formula precitată. Prevăzând pentru o asemenea faptă pedeapsa privaţiune de libertate pe
un termen de la trei la şapte ani, legiuitorul moldovean a ignorat prevederile art.1 din Protocolul
adiţional nr.4 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
Luând în calcul această omisiune, la 2.04.2002 Curtea Constituţională a Republicii Moldova a
adoptat Hotărârea nr.17 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din art.1553 din Codul
penal în redacţia Legii nr.1436-XIII din 24.12.1997 „Pentru modificarea şi completarea Codului
penal” [69]. Astfel, Curtea Constituţională a relevat că expresia „fie nerambursarea creditului şi
dobânzilor în termenele şi în condiţiile stipulate în contractul de credit” din art.155 3 CP RM din
1961 contravine art.1 din Protocolul adiţional nr.4 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale. Pe cale de consecinţă, Curtea Constituţională a declarat neconstituţio-
nală această expresie.
Respectând această hotărâre, instanţele judecătoreşti, care au examinat cauze penale referi-
toare la infracţiunea prevăzută la art.1553 CP RM din 1961, au dispus întemeiat achitarea inculpa-
ţilor [83; 84]. Totodată, în unele cazuri condamnarea a fost făcută conform art.1553 CP RM din
1961, deşi din materialele cauzei nu rezultă că persoana condamnată şi-ar fi neexecutat fraudulos
sau intenţionat obligaţiile de rambursare a creditului [82].
Astfel, putem constata: în cazul în care relaţiile dintre participanţii la activitatea economică –
economic egali şi juridic egali în drepturi – sunt cuprinse de cadrul reglementării juridice, atunci
când interesul lor impulsionează întreaga economie, exercitarea voinţei acestor participanţi este
realizată şi reglementată de dreptul civil. Totodată, dacă drept imbold al activităţii economice apare
nu interesul economic individual, ci interesul statului (specificat în indicaţia care suplineşte contrac-
tul), atunci realizarea voinţei statului este asigurată prin ameninţarea aplicării răspunderii penale.
Executarea corespunzătoare a condiţiilor contractului constituie fundamentul activităţii econo-
mice normale în contextul dezvoltării relaţiilor economice de piaţă. Conform alin.(2) art.572 CC RM,
obligaţia trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în momentul
stabilit. Potrivit alin.(1) şi (2) art.602 CC RM, neexecutarea obligaţiei include orice încălcare a
obligaţiilor, inclusiv executarea necorespunzătoare sau tardivă; în cazul în care nu execută obligaţia,
debitorul este ţinut să-l despăgubească pe creditor pentru prejudiciul cauzat,dacă nu dovedeşte că
neexecutarea obligaţiei nu-i este imputabilă.
40
în paralel normele aparţinând dreptului penal şi cele aparţinând dreptului bancar? Sau trebuie făcută
o alegere între cele două tipuri de norme care stabilesc răspunderea juridică de forme diferite?
Normele, care stabilesc temeiul răspunderii „bancare” inclusiv pentru ilegalităţile legate de
creditare, sunt lit.b) alin.(1) art.10 şi art.38 din Legea instituţiilor financiare, adoptată de
Parlamentul Republicii Moldova la 21.07.1995 [15].
La concret, potrivit lit.b) alin.(1) art.10 din legea nominalizată, Banca Naţională a Moldovei
poate retrage autorizaţia băncii în cazul în care au fost comise încălcări enumerate la art.38 din
acelaşi act legislativ.
În art.38 din Legea instituţiilor financiare sunt enumerate următoarele acţiuni ilegale
susceptibile de răspundere „bancară”:
a) încălcarea Legii instituţiilor financiare, a actelor normative ale Băncii Naţionale a
Moldovei;
b) încălcarea condiţiilor din autorizaţie sau a obligaţiunilor fiduciare;
c) angajarea în operaţiuni riscante sau dubioase;
d) omiterea de raportare, raportarea cu întârziere sau raportarea de date eronate privind
indicatorii de prudenţă bancară sau alte exigenţe prevăzute în actele normative ale Băncii
Naţionale a Moldovei;
e) nerespectarea măsurilor de remediere stabilite de Banca Naţională a Moldovei.
Printre măsurile de remediere şi sancţiunile aplicate de Banca Naţională a Moldovei în cadrul
răspunderii „bancare” faţă de instituţia financiară, proprietarii sau administratorii ei, art.38 din
Legea instituţiilor financiare consemnează:
a) emiterea unui avertisment;
b) încheierea cu instituţia financiară a unui acord care prevede măsuri de remediere;
c) emiterea ordonanţei privind încetarea încălcărilor, efectuarea măsurilor de remediere şi
aplicarea de sancţiuni;
d) aplicarea şi perceperea incontestabilă a amenzii faţă de instituţia financiară până la 0,3%
din capitalul acesteia;
e) limitarea sau suspendarea activităţii instituţiei financiare;
f) retragerea autorizaţiei etc.
Totodată, accentuăm că, în conformitate cu alin.(4) art.38 din legea sus-numită, măsurile şi
sancţiunile prevăzute la prezentul articol nu exclud aplicarea altor măsuri şi sancţiuni conform
legislaţiei.
Considerăm formularea din acest alineat imprecisă şi generatoare de abuzuri. Faţă de una şi
aceeaşi persoană – fizică sau juridică – nu poate fi aplicată în paralel răspunderea „bancară” şi
42
răspunderea penală. În acelaşi timp, faţă de una şi aceeaşi persoană poate fi aplicată concomitent
răspunderea „bancară” şi răspunderea civilă. Or, atât funcţia răspunderii „bancare”, cât şi funcţia
răspunderii penale este una represivă, de pedepsire. Deci, de o natură total diferită de funcţia
răspunderii civile, aceasta având un caracter restaurativ-compensatoriu. De aceea, concepţia
concurenţei dintre normele care stabilesc răspunderea penală şi normele care stabilesc răspunderea
„bancară” este valabilă în privinţa aceleiaşi persoane fizice sau aceleiaşi persoane juridice: una şi
aceeaşi persoană fizică (proprietarul sau administratorul instituţiei financiare), precum şi una şi
aceeaşi persoană juridică (instituţia financiară) nu poate fi supusă concomitent şi măsurilor de
remediere sau sancţiunilor, prevăzute în art.38 al Legii instituţiilor financiare, şi răspunderii penale
conform art.238 sau 239 CP RM. Or, din descrierea măsurilor de remediere şi a sancţiunilor
amintite rezultă clar caracterul lor represiv, de pedepsire, nu însă caracterul resraurativ-
compensatoriu. Aplicarea în paralel a răspunderii „bancare” şi a răspunderii penale faţă de aceeaşi
persoană ar constitui o încălcare gravă a principiului „non bis in idem” [263].
Totodată, nu ar reprezenta încălcare a acestui principiu aplicarea faţă de persoana fizică numai
a răspunderii „bancare” în paralel cu aplicarea faţă de persoana juridică numai a răspunderii penale.
Sau viceversa.
Este necesar a consemna că în compartimentul „Asigurarea legalităţii, garantarea drepturilor
şi libertăţilor omului. Perfecţionarea continuă a cadrului legislativ naţional” din Programul de
activitate a Guvernului Republicii Moldova pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea
poporului” se pune accentul, printre altele, pe „evaluarea cadrului legislativ naţional în sensul refor-
mulării unor prevederi echivoce, care permit dubla interpretare şi aplicarea lor inadecvată” [356].
Luând în calcul cele menţionate supra, considerăm necesară completarea alin.(4) art.38 din
Legea instituţiilor financiare, după cum urmează: „Faţă de una şi aceeaşi persoană – fizică sau
juridică – nu pot fi aplicate în paralel şi măsurile sau sancţiunile prevăzute la prezentul articol, şi
răspunderea penală sau alte forme de răspundere juridică presupunând coerciţie”.
În concluzie, considerăm că nu este necesară dezincriminarea faptelor prevăzute la art.238 şi
239 CP RM. Există o necesitate socială evidentă în apărarea juridico-penală a drepturilor şi
intereselor participanţilor de bună-credinţă la relaţiile de creditare. Existenţa şi aplicarea acestor
norme constituie o garanţie de prevenire şi combatere a ilegalităţilor legate de creditare,
caracterizate printr-un grad sporit de prejudiciabilitate, care sunt săvârşite de participanţii de rea-
credinţă la aceste relaţii. Gradul de prejudiciabilitate este criteriul care permite aplicarea de sine
stătătoare, pentru ilegalitatea legată de creditare, fie a răspunderii „bancare”, fie a răspunderii
penale. Totodată, fiecare din formele de răspundere juridică specificate pot fi însoţite de
răspunderea civilă.
43
44
Secţiunea III
Pentru perceperea conţinutului unei reglementări este necesar a conştientiza înainte de toate
premisele adoptării acesteia. Normele juridice, aplicabile într-un anumit domeniu, nu pot să apară în
mod spontan. Ele reflectă legităţile obiective ale dezvoltării sociale. A elucida sensul unei norme
juridice înseamnă a descoperi care anume fenomene sociale şi legităţi istorice obiective au stat la
baza creării reglementării respective, care scop a fost urmărit de legiuitorul care a adoptat-o. Doar
urmând această ordine de idei vom putea avea o reprezentare corectă despre sistemul indiciilor
juridice care răspund acestui scop şi despre modul în care trebuie interpretată o formulă sau alta
cuprinsă în textul legii.
Una dintre metodele ştiinţei dreptului penal este metoda istorică. Aceasta constă în cercetarea
condiţiilor care determină apariţia, evoluţia şi dispariţia normelor şi instituţiilor dreptului penal.1 Cu
ajutorul acestei metode se poate realiza o analiză complexă a normelor şi instituţiilor dreptului
penal, se pot emite şi formula idei, concepţii şi teorii care, propulsând ştiinţa dreptului penal, vor
avea ca efect perfecţionarea legislaţiei penale şi a măsurilor de combatere a fenomenului
infracţionalităţii. În alţi termeni, la compararea sub aspect istoric a trăsăturilor obiectului cercetării
cu datele actuale se stabilesc asemănările şi deosebirile anumitor trăsături ale acestuia. Ceea ce ne
permite să propulsăm în procesul de cunoaştere.
Obiectul cercetării noastre îl constituie reglementările privitoare la infracţiunile legate de
creditare pe teritoriul actual al Republicii Moldova. Pentru a elucida sensul acestor reglementări şi
scopul urmărit de legiuitor la adoptarea lor, nu putem să nu investigăm, în paralel, fenomenele
sociale extrapenale, având o natură economică, ce au stat la baza creării respectivelor reglementări.
De aceea, dezvoltarea istorică a sistemului creditar pe teritoriul actual al Republicii Moldova, în
măsura în care este relevantă pentru sarcinile prezentului studiu, de asemenea va forma obiectul
cercetării noastre.
Astfel, menţionăm că în sec. XVII-XVIII activitatea bancară se dezvoltă în toate formaţiunile
statale din Europa. În acea epocă, activitatea bancară presupunea efectuarea decontărilor fără
numerar, acceptarea depozitelor şi păstrarea lor, emiterea banilor. În scurt timp, instituţiile bancare
au început să utilizeze pe larg resursele băneşti atrase în scopul acordării creditelor. Cum acordarea
de credite implica existenţa unui venit format din dobânda plătită de solicitantul de credite, a apărut
un stimulent care a impulsionat dezvoltarea creditării.
1
Bulai C. Manual de drept penal. Partea Generală. – Bucureşti: ALL, 1997, p.22.
45
a devenit falită. Printre principalele cauze care au determinat falimentul Băncii Moldovei se
numără: acordarea de avansuri şi deschiderea de conturi curente prietenilor administratorilor Băncii;
încheierea de afaceri prăbuşitoare, cu rentabilitate nesigură şi în lipsa unui personal calificat;
participarea la afaceri cu persoane suspecte etc. În acest sens, C.Grigoriţă susţine: „Falimentul
Băncii este datorat proastei administrări. Operaţiunile se făceau la întâmplare. Se acordau credite
persoanelor care nu meritau şi se respingeau cererile acelora care aveau suficiente garanţii morale şi
materiale”.1
Aceasta, dar şi alte asemenea crize de proporţii, au condiţionat modernizarea normelor care
stabileau răspunderea pentru diversele genuri de fraude. Menţionăm în context că, potrivit art.334
din Codul penal român din 1865, era tras la răspundere „cel ce va întrebuinţa sau nume, sau calităţi
mincinoase, sau uneltiri viclene, ca să înduplece pe oameni a crede vreo întreprindere mincinoasă,
vreo putere sau vreun credit închipuit, ori ca să facă a se naşte speranţa sau temerea vreunei
izbutiri, vreunei nenorociri, sau a vreunei întâmplări chimerice, şi printr-aceasta va amăgi pe cineva
să-i dea bani, mobile sau obligaţiuni, dispoziţiuni, bileturi, promisiuni, chitanţe sau înscrieri
liberatoare, şi prin vreunul dint-acele mijloace, va lua sau va cerca să ia, cu viclenie, toată sau parte
din averea altuia”.2
Deşi în dispoziţia citată este folosit termenul „credit”, acesta are o altă accepţie decât cea care
derivă din formula „relaţie (economică) bănească ce se stabileşte între o persoană fizică sau juridică
(creditor), care acordă un împrumut de bani sau care vinde mărfuri sau servicii pe datorie, şi o altă
persoană fizică sau juridică (debitor), care primeşte împrumutul sau cumpără pe datorie”.3 În opinia
lui S.Brânză, pe care o sprijinim, cuvântul „credit” din conţinutul art.334 al Codului penal român
din 1865 este utilizat cu sensul de „trecere de care se bucură cineva”.4
Din aceasta rezultă că componenţa de escrocherie, prevăzută de norma penală specificată,
îngloba şi conţinutul faptei de trafic de influenţă (în accepţiune modernă). Totuşi, mai multe sintag-
me din dispoziţia actualului art.334 al Codului penal român din 1865 denotă similitudini evidente
cu dispoziţia actualului art.238 CP RM: „uneltiri viclene”, „întreprindere mincinoasă”, „va amăgi
pe cineva să-i dea bani” etc. Dar, cel mai mult apropie cele două dispoziţii momentul consumativ al
infracţiunii, stabilit de legiuitor. Astfel, şi într-un caz, şi în altul, indiferent de producerea
prejudiciului patrimonial, fapta se consideră consumată. La o analiză atentă, se poate observa că din
conţinutul art.238 CP RM transpare concepţia legiuitorului român din 1865, caracterizată prin
locuţiunea „va cerca să ia, cu viclenie, toată sau parte din averea altuia”. Astfel, deja în sec. XIX
1
Grigoriţă C. Activitatea bancară, p.11.
2
Hamangiu C. Codul general al României. Legi uzuale. Vol.I. Codul penal. – Bucureşti, 1914, p.841.
3
Dicţionarul explicativ al limbii române / Sub red. lui I.Coteanu, L.Seche, M.Seche. – Bucureşti: Univers Enciclopedic,
1998, p.237.
4
Brânză S. Evoluţia reglementărilor privind protecţia penală a proprietăţii pe teritoriul Republicii Moldova. – Chişinău:
ARC, 2001, p.289.
47
conştiinţa juridică legiferată evoluase suficient, încât să se realizeze că fraudele trebuie sancţionate
cu toată energia încă la etapa de tentativă, pentru a se preveni cauzarea prejudiciului patrimonial.
Revenind la caracterizarea sistemului creditar naţional, menţionăm că în perioada 1812-1918
acesta s-a aflat sub regimuri diferite.
Astfel, în Basarabia, care s-a aflat sub dominaţia Imperiului Rus, au existat unsprezece bănci
cu capital privat, care erau nu altceva decât sucursalele marilor bănci din Sankt Petersburg şi
Moscova. Şi doar una era sucursala unei mari bănci din Odesa. Constituirea sistemului creditar cu
capital autohton reîncepe în 1871, o dată cu înfiinţarea Băncii Comerciale Chişinău, ai cărei
fondatori sunt fraţii Leonard, E.L. Râşcani-Derojinschi, I.V. Cristi etc. Ulterior, a fost constituită
Banca Obştească a oraşului Chişinău, orientată mai ales spre a sprijini comerţul. În 1875 s-a deschis
Banca Comercială a Chişinăului.
Începe a se dezvolta şi infrastructura de microfinanţare. Astfel, la începutul sec. XX, pentru
ţărănime, se organizează primele cooperative de credit mărunt. De asemenea, la Bălţi, Tighina,
Orhei, Soroca şi Ismail se deschid instituţii de credit reciproc. Aceste procese accesibilizează mult
obţinerea creditelor de către comercianţii din zona rurală, estompând discrepanţele de dezvoltare
economică dintre „oraş” şi „sat”. Totodată, în opinia lui C.Grigoriţă, deşi în Basarabia exista o
oarecare organizare de credit, ea era insuficientă faţă de necesităţile economice ale regiunii: „... nu
se constată nici o îmbunătăţire sensibilă în agricultură, ... nu se observă progresul care trebuia atins
de industria de materii prime agricole, acesta fiind un sector ce ar fi trebuit să se dezvolte într-o
regiune agricolă ca Basarabia”.1
Prima criză bancară ce a avut loc în Rusia prerevoluţionară (1873) a fost condiţionată de
concurenţa care s-a accentuat: încercând să atragă banii clienţilor, băncile majorau dobânzile la
depunerile băneşti, dar nu obţineau de pe urma efectuării operaţiunilor comercial-industriale
suficiente venituri pentru acoperirea lor. Pentru păstrarea mărimii dobânzilor la depuneri se majorau
dobânzile pentru credite, ceea ce ducea la pierderea clienţilor permanenţi.2
Societatea rusă s-a ciocnit cu noi tipuri de fapte prejudiciabile, răspunderea pentru care nu era
prevăzută de legislaţia penală. Situaţia creată în sfera financiar-creditară la sfârşitul anilor ’80 ai
sec. XIX este caracterizată de Ia.Gordânski în felul următor: „Nu e secret, că oamenii de la noi sunt
atât de panicaţi de desele crahuri bancare, că mulţi din ei, pur şi simplu din teamă, îşi ţin banii şi
titlurile de valoare acasă”.3
Au devenit o practică ordinară maşinaţiunile în cadrul băncilor şi al societăţilor pe acţiuni.
Evoluând ca acuzator de stat în una din cauzele penale despre abuzurile într-o bancă de zemstvă,
1
Grigoriţă C. Activitatea bancară, p.13.
2
Хилюта В. Банковские преступления по законодательству дореволюционной России // Банковский вестник. –
2003. - №1. – Р.62-64.
3
Гордынский Я. Банковские хищения // Журнал гражданского и уголовного права. – 1887. – Книга 7, р.71.
48
A.Koni menţiona: „... unii afacerişti bancari acţionează absolut netulburaţi, ruinând după toate
regulile contabilităţii, duble şi triple, acţionarii cuminţi şi profani”.1
Reglementările penale privitoare la fraudele comise cu ocazia încheierii contractelor au
cunoscut o evoluţie pronunţată în perioada aflării Basarabiei sub dominaţia Imperiului Rus. Faptele
respective erau prevăzute în Capitolul V „Despre crime şi delicte legate de contracte şi alte
obligaţii” al Diviziunii XII a Codului de pedepse criminale şi corecţionale din 1845 (în continuare –
Codul de pedepse).2 În special, în acest capitol se prevedea răspunderea pentru „înşelăciunile de
contract” de gen diferit, falsurile în acte şi obligaţii, camătă etc.
În opinia lui I.Ia. Foiniţki, conceptul de înşelăciune se compune din trei elemente:
1) denaturarea realităţii; 2) comiterea premeditată a faptei; 3) existenţa intenţiei de a induce în
eroare victima.3 Această concepţie este aproape identică cu cea din doctrina penală română, potrivit
căreia „dolul criminal presupune o aranjare dibace de fapte viclene, apte de a surprinde încrederea
victimei, producându-i o stare de ideaţiune, care să excludă putinţa de a preîntâmpina sau reacţiona
contra manoperei”.4
Din cele menţionate rezultă că contractul nu este anulat, iar făptuitorul nu este pasibil de
răspundere penală, dacă este respectată libertatea de decizie a părţilor contractului. În această
privinţă, A.Lohviţki afirmă că contractul este doar atunci valabil şi legitim „când este încheiat liber,
când persoana are stăpânirea legitimă asupra bunului servind obiectul contractului şi când persoana
dată poate dispune de acel bun”.5
În conformitate cu art.2200 din Codul de pedepse, înşelăciunea la încheierea obligaţiilor
consistă în fapta în care cineva îl antrenează pe altul într-o afacere nerentabilă şi destul de
incomodă, în interes material sau în alte scopuri personale, pe calea comunicării cu intenţie a unor
date, informaţii sau încredinţări false.
Pentru existenţa acestei componenţe era obligatorie perfectarea contractului în forma scrisă.
În comparaţie cu profilul actual al infracţiunii date („Escrocheria”, art.190 CP RM), configuraţia
faptei prevăzute la art.2200 al Codului de pedepse prezintă două distincţii principale: 1) obiectul
material al infracţiunii poate consta şi dintr-un bun imobil; 2) momentul de consumare a infracţiunii
reprezintă nu doar momentul obţinerii bunului, dar şi momentul obţinerii dreptului asupra bunului.
În acelaşi context, al ilegalităţilor de factură penală, legate de încheierea şi executarea
contractelor, se înscrie şi art.2219 din Codul de pedepse, potrivit căruia era sancţionată încasarea
1
Тюнин В.И. Преступления экономические в Уголовном уложении 1903 года // Журнал российского права. –
2000. – №4. – Р.168.
2
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – Санкт-Петербург, 1845.
3
Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и имущественные. - Санкт-
Петербург, 1907, р.246-247.
4
Papadopolu M.I. Codul legilor prnale române adnotate. – Bucureşti: Tipografiile române unite, 1932, p.329.
5
Лохвицкий А. Уголовное право. Курс. - Санкт-Петербург, 1871, р.699.
49
1
Brânză S. Dreptul penal al contractelor – o provocare pentru sistemul de drept // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de
Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol.I. – Chişinău: CEP USM, 2004, p.166-175.
2
Таганцев Н.С. Уголовное Уложение 22 марта 1903 года. – Санкт-Петербург, 1904, р.879.
3
Monitorul Oficial al României. – 1936. – Nr.65.
50
Cu siguranţă, sub incidenţa acestei norme penale intră şi frauda privitoare la creditare,
deoarece contractul de credit bancar reprezintă o convenţie bilaterală oneroasă. Or, după T.Pop,
convenţia este manifestarea acordului de voinţă a două sau mai multe persoane, care produce un
efect juridic sau care are scopul de a produce un efect juridic; prin convenţie se constituie,
dobândeşte, forţează, modifică sau stinge un drept sau o obligaţiune. 1 Cu toate acestea, putem
constata că legea penală română, ca şi legea penală rusă, nu evoluase într-atât încât să cuprindă
norme speciale consacrate infracţiunilor legate de creditare, similare celor prevăzute la art.238 şi
art.239 CP RM.
Următoarea etapă a evoluţiei reglementărilor privitoare la infracţiunile legate de creditare o
constituie perioada în care pe teritoriul actual al Republicii Moldova a fost aplicat dreptul penal
sovietic.
Trebuie de menţionat că Revoluţia socialistă din octombrie 1917 a perturbat dezvoltarea
evolutivă, prin faze progresive, a capitalismului în Rusia. A început naţionalizarea industriei mari şi
a comerţului extern, a băncilor şi a altor instituţii financiare. Afacerile bancare au fost declarate
monopol de stat, iar toate băncile private cu capital acţionar au fost unite cu Banca Populară din
Rusia. După formarea RSS Ucrainene, acţiunea legislaţiei sovietice a fost extinsă asupra teritoriului
care, după 12.10.1924, a format Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească (în
continuare – RASSM). Aceasta era tocmai perioada în care pe teritoriul statului sovietic era aplicată
aşa-numita „nouă politică economică” („НЭП”).
Astfel, au reînceput să activeze băncile comerciale, societăţile de creditare mutuală şi
cooperativele de creditare. Totodată, au apărut condiţiile de săvârşire a fraudelor legate de creditare.
În acest plan, N.P. Iablokov menţionează: „În anii de promovare a noii politici economice, în
rezultatul asocierii burgheziei tenebre – care a acumulat capital de pe urma sustragerii din sistemul
de comerţ – a apărut posibilitatea de a transmite unor persoane particulare unele obiecte naţionali-
zate, pe calea concesionării, dării în arendă sau cesionării pe alte căi contractuale. În aceeaşi
perioadă apar primele semne ale criminalităţii organizate, axate preponderent pe bancrute şi pe tot
felul de fraude în sfera creditar-financiară”.2
În aceste condiţii, pe teritoriul RASSM a început să funcţioneze Codul penal al RSS
Ucrainene din 1922. Acest act normativ conţinea câteva reglementări privitoare la infracţiunile
săvârşite în sfera activităţii financiare: fabricarea biletelor de bancă sau a titlurilor de valoare de
stat; specula cu valuta străină în schimbul biletelor de bancă sovietice sau viceversa; divulgarea de
către persoanele cu funcţie de răspundere a datelor confidenţiale, inclusiv despre situaţia
1
Rădescu C.G. şi colectivul. Codul penal „Carol al II-lea” adnotat. Vol.III. Partea Specială, II. – Bucureşti: Socec,
1937, p.472.
2
Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. – Москва, 2002, р.11.
51
depunerilor băneşti. Nu exista însă nici o normă care să prevadă răspunderea în mod special pentru
infracţiunile legate de creditare.
De fapt, nu existau nici condiţiile necesare pentru incriminarea de către legiuitor a faptelor
legate de creditare. În opinia lui V.Hiliuta, cauzele acestei stări de lucru sunt următoarele: „Sistemul
bancar, creat în rezultatul reformelor de la sfârşitul anilor ’20 ai secolului trecut, se întemeia pe
poziţia de monopol a Băncii de Stat. Aceasta reglementa o „zonă prohibită” de felul ei a sistemului
financiar, în care nu aveau acces escrocii şi afaceriştii. Cu excepţia jafurilor comise asupra caselor
de economii şi încasatorilor, criminalitatea creditar-bancară lipsea practic în URSS”.1 Iată de ce,
nici în Codul penal al RSS Ucrainene din 1927 (aplicat în RASSM până în 1940, în RSSM până în
1961), nici în Codul penal al RSSM din 1961, nu au existat norme speciale consacrate combaterii şi
prevenirii infracţionalităţii creditare. Faţă de persoanele, care dobândeau prin înşelăciune creditele
acordate de băncile de stat, era aplicată norma cu privire la escrocherie.
A dispărut necesitatea incriminării faptei de cămătărie în înţelesul propriu-zis al noţiunii date.
Or, în dreptul penal sovietic noţiunea de cămătărie a obţinut conotaţii inedite: „cumpărarea
speculativ-înrobitoare a zilelor-muncă”.2 În mod evident, o dată cu lichidarea grupului social de
ţărani înstăriţi, a dispărut şi terenul pentru darea de împrumuturi băneşti în schimbul unei camete.
Sistemul bancar, creat în rezultatul transformărilor cardinale din 1985-1991, se deosebea
esenţial de precedentul, care îşi avea suportul în Banca de Stat, aceasta deţinând poziţia de mono-
pol. Cu toate acestea, modificările în structura sistemului bancar şi în principiile de interacţiune
„bancă-client” nu au condus de îndată la constituirea unei baze legislative adecvate în materia
creditară. Între timp, apariţia germenilor economiei de piaţă în societatea moldovenească, în care
sistemul vechi de valori a eşuat, iar cel nou încă nu se cristalizase, a condus la situaţii când agenţii
economici au început să treacă în folosul lor creditele acordate de instituţiile bancare, prezentând
acestora informaţii false despre situaţia lor financiară.
Numărul în creştere de tranzacţii fictive în sfera activităţii creditare a fost determinat şi de
poziţia iniţial greşită a organelor judiciare în raport cu cazurile care aveau la bază încheierea unui
contract. În asemenea cazuri, nu rareori se renunţa la urmărirea penală din considerentele că
raporturile de drept civil urmează să fie soluţionate, chipurile, pe cale procesual civilă.3
Ruptura dintre realităţile social-economice şi nivelul de asigurare legislativă a procesului de
tranziţie a atins punctul critic. Nu se mai putea suporta situaţia când majoritatea inovaţiilor
economice erau introduse în lipsa unui cadru normativ corespunzător. Ca urmare, perioada anilor
1
Хилюта В. Банковская преступность и борьба с ней в советский период // Банковский вестник. – 2003. - №2. –
Р.43-47.
2
Уголовное право. Часть Особенная / Под ред. И.Т. Белякова, З.А. Вышинской, Н.Д. Дурманова, М.М. Исаева.
– Москва: Юриздат, р.244.
3
Без надлежащей законодательной базы преступность в экономике не остановить // Экономика и жизнь. – 1996.
- №6. – Р.48.
52
1991-1995 a marcat începutul unei etape calitativ noi în organizarea unui sistem creditar naţional,
adaptat rigorilor economiei de piaţă. Descentralizarea resurselor creditare, lichidarea monopolului
statului asupra operaţiunilor bancare, punerea la discreţia clienţilor a posibilităţilor de a-şi alege
instituţia financiară de care să fie deserviţi – toate acestea au început a fi implementate în paralel cu
crearea unui fundament legislativ pe potrivă.
Astfel, în domeniul activităţii instituţiilor financiare au fost adoptate următoarele acte
normative: Normele nr.1 „Privind reglementarea activităţii băncilor comerciale (pe acţiuni) private
şi cooperatiste”: Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei din 21.06.1993;1 Regulamentul nr.4 „Cu
privire la modul de deschidere şi de închidere a activităţii băncilor comerciale”: Banca Naţională a
Moldovei, proces-verbal nr.42 din 5.11.19932 etc. De asemenea, au fost adoptate mai multe acte
normative referitoare la obţinerea şi acordarea creditelor bancare: Ordinul nr.100 18-6 privind
înregistrarea creditelor şi garanţiilor externe: Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei din
19.01.19933; Regulamentul provizoriu cu privire la creditul bancar: Banca Naţională a Moldovei,
proces-verbal nr.14 din 26.03.19934; Regulamentul provizoriu privind modul de eliberare a
garanţiilor şi cauţiunilor bancare: Banca Naţională a Moldovei, proces-verbal nr.18 din 16.04.19935;
Normele nr.100 18-24 „Privind eliberarea de credite în valută străină de către băncile autorizate”:
Banca Naţională a Moldovei, proces-verbal nr.31 din 11.07.1994;6 Hotărârea Parlamentului nr.209
din 29.07.1994 privind acordarea de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor 7;
Regulamentul privind acordarea de către Guvern a garanţiilor de credit băncilor comerciale:
Hotărârea Parlamentului nr.570 din 22.07.19958 etc.
Cu siguranţă, printre principalele acte normative, care au constituit pivotul reglementării
relaţiilor de creditare în perioada incipientă a perioadei de tranziţie, sunt: Legea Republicii Moldova
cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei (Banca Naţională), adoptată de Parlamentul
Republicii Moldova la 11.06.19919, şi Legea Republicii Moldova cu privire la bănci şi activitatea
bancară, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 12.06.1991.10
Astfel, în conformitate cu prima din legile specificate, printre funcţiile Băncii Naţionale de
Stat a Moldovei este nominalizată aplicarea în Republica Moldova a politicii de credit. Printre
drepturile acestei instituţii este menţionat dreptul de a acorda băncilor comerciale credite de
1
Nepublicată oficial.
2
Nepublicată oficial.
3
Nepublicată oficial.
4
Acte normative bancare. – 1996, p.91-94.
5
Ibidem, p.95-98.
6
Nepublicată oficial.
7
Nepublicată oficial.
8
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr.44.
9
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1991. – Nr.7-10.
10
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1991. – Nr.11, 12.
53
1
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr.9.
2
Bodarev A. Particularităţile răspunderii juridice pentru încălcarea normelor contractelor de gaj şi dezafectarea sau
nerambursarea creditului // Revista Naţională de Drept. – 2001. – Nr.8. – P.69-72.
3
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2002. – Nr.50-52.
55
Astfel, în Proiectul Codului penal al Republicii Moldova (în continuare – Proiectul) 1 se con-
ţineau trei norme de acest gen: art.258 „Folosirea mijloacelor de credit contrar destinaţiei”; art.259
„Dobândirea creditului prin înşelăciune”; art.260 „Încălcarea regulilor de creditare”. În conjunctura
analizată, prezintă interes componenţele prevăzute de primele două norme nominalizate.
Conform art.258 al Proiectului, se prevedea răspunderea penală pentru folosirea mijloacelor
de credit contrar destinaţiei indicate în contractul de credit, dacă prin aceste acţiuni au fost cauzate
instituţiei financiare pagube materiale în proporţii mari.
Aşadar, varianta-tip a faptei date a fost descrisă exact în aceeaşi manieră în care a fost formu-
lată varianta-tip a componenţei de dezafectare a creditului, prevăzute la art.1553 CP RM din 1961.
Mai mult, au fost reproduse cu exactitate şi circumstanţele agravante ale componenţei date
(inclusiv cea de folosire a unor documente false).
În acelaşi timp, în art.259 din Proiect a fost prevăzută răspunderea pentru prezentarea cu
bună-ştiinţă – de către cetăţean, antreprenor, proprietar, creditor sau de către alt subiect economic –
de informaţii false, în scopul de a obţine creditul, sau de a obţine un credit în proporţie majorată,
sau de a obţine un credit în condiţii avantajoase, dacă aceste acţiuni au cauzat o daună în proporţii
mari şi dacă lipsesc semnele delapidării.
Observăm astfel că natura juridică a faptei, prevăzute la art.259 al Proiectului, este aceeaşi ca
şi natură juridică a faptei, prevăzute la art.258 al Proiectului, în cazul în care ultima este însoţită de
folosirea unor documente false. Conştientizând această suprapunere, legiuitorul a decis să fixeze
cadrul reglementărilor ce vizează infracţiunile legate de creditare într-o altă manieră decât cea
proiectată.
Pe cale de consecinţă, în Codul penal în vigoare nu există o reglementare specială care să
stabilească răspunderea pentru folosirea mijloacelor de credit contrar destinaţiei. Actualmente,
săvârşirea acestei fapte intră sub incidenţa art.238 CP RM („Dobândirea creditului prin înşelă-
ciune”). Dar, comiterea faptei date se ia în consideraţie nu la calificarea acesteia, ci la
individualizarea pedepsei.
De asemenea, varianta în vigoare a normelor privind dobândirea creditului prin înşelăciune a
suferit amendamente în raport cu varianta ei proiectată. În art.238 CP RM nu mai este prezentată
lista subiecţilor infracţiunii respective: cetăţean, antreprenor, proprietar, creditor sau alt subiect
economic. Această modificare este binevenită din două considerente: 1) a fost lărgită lista
potenţialilor subiecţi ai infracţiunii (de exemplu, creditul de consum poate fi obţinut de orice
persoană, nu doar de un subiect economic); 2) a fost soluţionată problema suprapunerii normei
privind dobândirea creditului prin înşelăciune şi a normei privind încălcarea regulilor de creditare;
1
Codul penal al Republicii Moldova. Proiect. – Chişinău: Garuda-Art, 1999.
56
or, prezentarea cu bună-ştiinţă de către creditor a unor informaţii false, în scopul de a obţine credit
pentru altcineva, este nu altceva decât un caz particular al acordării creditului cu încălcarea
intenţionată a regulilor de creditare.1
Norma proiectată vizând încălcarea regulilor de creditare (art.258 al Proiectului) a fost
utilizată în deplinătate de către legiuitor la adoptarea art.239 CP RM („Încălcarea regulilor de
creditare”). Nu acelaşi lucru se poate menţiona despre coraportul dintre componenţele art.259 al
Proiectului şi art.238 CP RM ce vizează dobândirea creditului prin înşelăciune. În afară de
deosebirile relatate mai sus, mai există una, esenţială pentru aplicarea eficientă a legii penale.
Astfel, în art.238 CP RM nu mai este specificată cauzarea unei daune în proporţii mari. Considerăm
că s-a procedat corect, deoarece varianta-tip a infracţiunii nu trebuie să conţină o asemenea
specificare. Totodată, o astfel de specificare ar fi necesară într-o eventuală variantă agravată a faptei
de dobândire a creditului prin înşelăciune. Despre argumentele în favoarea unei asemenea
recomandări de lege ferenda vom vorbi în următoarele capitole ale lucrării de faţă.
În concluzie, este necesar să consemnăm că reglementările propriu-zise, referitoare la
infracţiunile legate de creditare, au apărut în legislaţia Republicii Moldova doar în anii ’90 ai
secolului trecut. Până la acel moment au existat numai germeni ai unor asemenea reglementări, fiind
aplicat cadrul general vizând înşelăciunea în convenţii, sau, în dependenţă de perioada istorică,
escrocheria. Desele modificări ale modelului legislativ al infarcţiunilor legate de creditare, operate
în ultimul deceniu, mărturisesc despre lipsa unor repere clare pentru crearea unei baze solide de
încadrare juridică a numitelor infracţiuni. În vederea depăşirii acestor deficienţe, este important a
conştientiza că metoda istorică, de una singură, este insuficientă pentru perfecţionarea reglemen-
tărilor în materie. Identificarea unei formule eficiente de îmbinare a acestei metode cu metoda
comparativă poate constitui „cheia de succes” spre acest obiectiv deloc neglijabil.
Secţiunea IV
După cum afirmă reputatul jurist M.Ancel, studierea experienţei străine „deschide noi
orizonturi în faţa specialistului în jurisprudenţă, îi permite să cunoască mai bine dreptul ţării sale,
ale cărui trăsături individualizate se relevă cu mai multă pregnanţă tocmai prin comparaţie cu alte
sisteme de drept naţionale. Compararea îl poate dota pe jurist cu idei şi argumente care nu pot fi
1
Prodan S. Evoluţia reglementărilor privitoare la infracţiunile legate de creditare pe teritoriul actual al Republicii
Moldova // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol.I. – Chişinău:
CEP USM, 2006, p.505-512.
57
obţinute chiar şi în cazul unei cunoaşteri excelente doar a propriului drept”.1 În plin proces de
desfăşurare a reformei judiciare şi de drept în Republica Moldova – pe fondul realizării
dezideratului de construire a economiei de piaţă funcţionale în ţara noastră – caracterizarea
componenţelor de infracţiuni legate de creditare, în reglementarea legislaţiei penale a altor state,
trebuie să constituie o completare indispensabilă a obiectivelor de cercetare a numitelor
componenţe. Cu toate acestea, la ora actuală nu există investigaţii ştiinţifice consacrate special
analizei comparative a răspunderii pentru infracţiunile legate de creditare. Din aceste considerente,
în cele ce urmează va fi efectuată o astfel de analiză, axată pe ideea asimilării şi receptării celor mai
avansate modele legislative în materie.
Astfel, în România, legea penală nu conţine nici o incriminare specială a faptelor, care aduc
atingere relaţiilor sociale legate de creditare, prin prezentarea de declaraţii inexacte, incomplete,
documente false ori prin omisiunea de a furniza informaţii, fapte de natură a prejudicia instituţia
financiară. În dispoziţia de la lit.b) art.49 din Legea nr.33/1991 privind activitatea bancară2 este
specificat că constituie contravenţie efectuarea de operaţii fictive şi fără acoperire reală, dacă,
potrivit prevederilor legii penale şi condiţiilor în care au fost săvârşite, nu este o infracţiune. În
opinia întemeiată a lui A.Ungureanu şi A.Ciopraga, „această lege (se are în vedere Legea privind
activitatea bancară – n.a.) nu constituie o lege specială cu dispoziţii penale, deoarece nu cuprinde
norme penale de incriminare. Totuşi, prin unele dispoziţii contribuie la stabilirea elementelor
constitutive ale unor infracţiuni din Codul penal...”.3 Dacă nu există legi speciale cu dispoziţii
penale, care să stabilească răspunderea pentru infracţiunile legate de creditare, atunci poate Codul
penal conţine norme care să prevadă asemenea infracţiuni? Într-adevăr, alin.(3) art.215 „Înşelă-
ciunea” al Codului penal român din 19684 stabileşte răspunderea pentru inducerea sau menţinerea în
eroare a unei persoane, cu prilejul încheierii sau executării unui contract, săvârşită în aşa fel încât
fără această eroare cel înşelat nu ar fi încheiat sau executat contractul în condiţiile stipulate. În
Codul penal român din 20045, o incriminare similară este prevăzută la alin.(3) art.260. Totuşi,
dispoziţiile incriminatoare specificate se referă la înşelăciunea privitoare la orice tip de contract, şi
nu la înşelăciunea relativă la contractul de credit. În afară de aceasta, infracţiunile, prevăzute la alin.
(3) art.215 CP Rom. din 1968 şi la alin.(3) art.260 CP Rom. din 2004, sunt concepute de legiuitorul
român ca infracţiuni materiale, fiind condiţionate de producerea unor consecinţe păgubitoare. În
contrast, infracţiunea, prevăzută la art.238 CP RM „Dobândirea creditului prin înşelăciune”, este o
infracţiune formală, de simplă acţiune. În acest fel, în comparaţie cu legislaţia penală română, legea
1
Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного права. – Москва,
1991.
2
Monitorul Oficial al României. – 1991. – Nr.70.
3
Ungureanu A., Ciopraga A. Dispoziţii penale din legi speciale române. Vol.III. – Bucureşti: Lumina Lux, 1998, p.17.
4
Buletinul Oficial. – 1968. – Nr.79-79 bis.
5
Monitorul Oficial al României. – 2004. – Nr.575.
58
penală a Republicii Moldova denotă o prestaţie superioară în vederea asigurării unei represiuni
juste, simple şi eficace a faptelor care aduc atingere relaţiilor sociale legate de creditare.1
În legea penală română nu există nici o incriminare similară celei de la art.239 CP RM
„Încălcarea regulilor de creditare”. Ca atare, acordarea unui credit cu încălcarea intenţionată a
regulilor de creditare, dacă prin aceasta au fost cauzate instituţiei financiare daune materiale, nu ar
putea fi sancţionată decât parţial pe baza incriminărilor existente (art.215 „Delapidarea” CP Rom.
din 1968; art.314 „Delapidarea” CP Rom. din 2004). În acelaşi timp, nu putem să nu remarcăm
asigurarea unei represiuni mai juste, mai simple şi mai eficace a faptelor prevăzute la art.215 1 CP
Rom. din 1968 şi la art.314 CP Rom. din 2004, prin comparaţie cu prestaţia reprehensivă a
prevederii de la art.239 CP RM. Or, în cazul infracţiunii de delapidare urmarea imediată poate
implica doar o eventuală pagubă unităţii. Astfel, împrejurarea că, prin delapidare, nu s-a produs un
prejudiciu evaluabil în bani nu schimbă caracterul infracţional al faptei. Această abordare suplineşte
lipsa unei incriminări speciale a încălcării regulilor de creditare, asigurând un cadru normativ
apropiat necesităţilor ocrotirii penale a intereselor instituţiilor financiare care acordă credite. Pe cale
de consecinţă, este oportun ca din dispoziţia alin.(1) art.239 CP RM să fie exclusă sintagma „dacă
prin aceasta au fost cauzate instituţiei financiare daune în proporţii mari”. Forma simplă (tipică) a
infracţiunii în cauză trebuie să subziste şi în lipsa unui rezultat păgubitor. În această ipoteză, ar
putea fi sancţionată chiar folosirea temporară, de către un funcţionar din cadrul instituţiei financiare,
în interesul său ori pentru altul, a mijloacelor băneşti provenind din creditul pe care îl gestionează.
Într-o altă ordine de idei, este necesar a menţiona că Codul penal al Ucrainei a fost adoptat la
5.04.2001, intrând în vigoare la 1.09.20012, substituind astfel Codul penal anterior de la 28.12.1960.
În general, Codul penal al Ucrainei asigură în mod eficient corespunderea prevederilor legislaţiei
penale condiţiilor tranziţiei de la economia planificată la economia de piaţă. Aceasta o confirmă, în
mod special, maniera în care el reglementează răspunderea pentru infracţiunile legate de creditare.
Astfel, la art.222 al Codului penal al Ucrainei se prevede răspunderea pentru escrocheria
asupra resurselor financiare. La concret, în această normă este incriminată fapta de prezentare cu
bună-ştiinţă, de către cetăţeanul-întreprinzător sau fondatorul ori proprietarul subiectului activităţii
economice, a unor informaţii false către autorităţile publice centrale, autorităţile publice ale
Republicii autonome Crimeea sau autorităţile publice locale, către bănci sau alţi creditori, în scopul
obţinerii subsidiilor, subvenţiilor, dotaţiilor, creditelor sau înlesnirilor fiscale, în lipsa semnelor
infracţiunii contra proprietăţii.
1
Prodan S. Analiza comparativă a infracţiunilor legate de creditare, prevăzute în legislaţia unor state vecine Republicii
Moldova // Revista Naţională de Drept. – 2005. – Nr.5. – P.17-19.
2
Вiдомостi Верховноï Ради. – 2001. - №25-26.
59
Varianta agravată a escrocheriei asupra resurselor financiare (alin.(2) art.222 al Codului penal
al Ucrainei) presupune agravarea răspunderii penale în cazul în care numita faptă a fost săvârşită
repetat sau dacă prin săvârşirea ei au fost cauzate daune în proporţii mari.
La o analiză atentă a naturii juridice a infracţiunii de escrocherie asupra resurselor financiare
pot fi observate asemănări, dar şi deosebiri în raport cu fapta similară, incriminată la art.238 CP
RM. În primul rând, infracţiunea prevăzută la art.222 al Codului penal al Ucrainei aduce atingere nu
numai relaţiilor sociale legate de creditare, dar şi relaţiilor sociale bugetare, precum şi relaţiilor
sociale fiscale. Aceasta datorită faptului că scopul subiectului escrocheriei asupra resurselor
financiare este altul decât al subiectului dobândirii creditului prin înşelăciune. În primul caz, scopul
constă în obţinerea subsidiilor, subvenţiilor, dotaţiilor, creditelor sau înlesnirilor fiscale. În contrast,
în cel de-al doilea caz scopul se exprimă în obţinerea doar a unui credit. Totodată, în cazul
dobândirii creditului prin înşelăciune scopul poate consta în majorarea proporţiei creditului sau în
obţinerea unui credit în condiţii avantajoase. Aşadar, scopurile celor două infracţiuni confruntate se
intersectează, însă nu se suprapun.
O altă deosebire remarcabilă între aceste două infracţiuni vizează şi subiecţii acestora. Astfel,
subiectul infracţiunii, prevăzute la art.238 CP RM, este în mod alternativ: 1) solicitantul unui credit;
2) solicitantul unui credit în proporţii majorate; 3) solicitantul unui credit în condiţii avantajoase. În
opoziţie, subiectul infracţiunii, prevăzute la art.222 din Codul penal al Ucrainei, este în mod
alternativ: 1) cetăţeanul-întreprinzător; 2) fondatorul subiectului activităţii economice; 3) proprieta-
rul subiectului activităţii economice. În mod surprinzător, printre subiecţii escrocheriei asupra
resurselor financiare nu este indicat conducătorul subiectului activităţii economice (atunci când
acesta nu cumulează calitatea de fondator sau de proprietar al subiectului activităţii economice).
Acest hiatus are un impact negativ asupra calităţii de ansamblu a incriminării de la art.222 al
Codului penal al Ucrainei. Or, vocaţia de a semna orice act juridic (inclusiv un contract de credit)
din partea subiectului colectiv al activităţii economice aparţine, în mod prioritar, conducătorului
acestui subiect.
În sfârşit, o altă deosebire consemnabilă între cele două infracţiuni confruntate rezidă în lipsa
sau în prezenţa elementelor circumstanţiale agravante. Astfel, săvârşirea repetată a infracţiunii sau
cauzarea prin infracţiune a daunelor în proporţii mari reprezentă temeiul agravării răspunderii
penale pentru escrocheria asupra resurselor financiare. În contrast, în cazul dobândirii creditului
prin înşelăciune, prezenţa unor astfel de circumstanţe poate fi luată în consideraţie doar la
individualizarea pedepsei, însă nu contează la calificarea faptei.
Încheind analiza comparativă a incriminării de la art.222 din Codul penal al Ucrainei cu
incriminarea similară din legea penală a Republicii Moldova, nu putem să nu ne referim la
60
asemănarea între ele. Astfel, în ambele cazuri, construcţia componenţei de bază (a variantei-tip) a
infracţiunii este formală. Aşadar, atât escrocheria asupra resurselor financiare, cât şi dobândirea
creditului prin înşelăciune se consideră consumate din momentul prezentării cu bună-ştiinţă a
informaţiilor false. În acest context, pune în gardă prezenţa termenului „escrocherie” în denumirea
art.222 din Codul penal al Ucrainei. Or, deşi în dispoziţia normei date se indică asupra lipsei
semnelor infracţiunilor contra patrimoniului, nu poate fi trecut cu vederea faptul că în legea penală
ucraineană (art.190), escrocheria se consideră formă a sustragerii şi se socoate consumată din
momentul cauzării prejudiciului patrimonial efectiv. Din această perspectivă, în comparaţie cu
art.222 din Codul penal al Ucrainei, denumirea art.238 CP RM are acelaşi grad de discordanţă în
raport cu conţinutul acestuia. Cu toate că dobândirea creditului depăşeşte limitele laturii obiective a
infracţiunii prevăzute la art.238 CP RM, în vederea desemnării tehnico-legislative a acestei
infracţiuni a fost aleasă tocmai sintagma „Dobândirea creditului prin înşelăciune”.
În cele ce urmează ne vom referi la infracţiunile legate de creditare, prevăzute în legea penală
rusă.
Astfel, la alin.(1) art.176 din Codul penal al Federaţiei Ruse1 se prevede răspunderea pentru
obţinerea, de către întreprinzătorul individual sau de către conducătorul unei organizaţii, a unui
credit sau a înlesnirilor la creditare, pe calea prezentării băncii sau unui alt creditor a unor informaţii
cu bună-ştiinţă false cu privire la starea economică sau la situaţia financiară a întreprinzătorului
individual sau a organizaţiei, dacă prin această faptă li s-au cauzat daune în proporţii mari.
Trebuie de menţionat că, în conformitate cu Ordinul nr.44 al Băncii Centrale a Federaţiei Ruse
de la 18.08.1992, în scopul preîntâmpinării cazurilor de acordare a creditelor prin intermediari, se
stabileşte că solicitările de obţinere a creditelor se acceptă de la conducătorii, locţiitorii lor şi (sau)
contabilii-şefi ai întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor având drepturile persoanei juridice.2
Potrivit alin.(2) art.176 din Codul penal al Federaţiei Ruse, răspunderea este aplicată pentru
obţinerea ilegală a creditului de stat cu destinaţie specială sau pentru utilizarea unui astfel de credit
contrar destinaţiei, dacă astfel au fost cauzate daune în proporţii mari cetăţenilor, organizaţiilor sau
statului.
Conform Hotărârii Guvernului Federaţiei Ruse nr.714 din 17.07.1995 cu privire la ordinea de
exercitare a controlului asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor de asistenţă financiară pe
termen scurt, solicitantul creditului de stat este obligat: să-l folosească numai potrivit destinaţiei lui,
în corespundere cu contractul încheiat; să nu-l depună pe conturile de depozit în calitate de resurse
creditare; să-l utilizeze la procurarea valutei liber convertibile (cu excepţia cazurilor de procurare în
1
Уголовный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, 1999.
2
Приказ ЦБ РФ от 18.08.1992 г. №44 о порядке приема и рассмотрения заявок на выдачу кредитов
юридическим лицам // Бизнес и банки. – 1992. - №35.
61
1
Порядок контроля за целевым использованием средств краткосрочной финансовой поддержки, утвержденный
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 г. №714 // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 1995. – №30.
62
sustragerii, iar intenţia infracţională a apărut înainte de obţinerea mijloacelor băneşti) sau pentru
cauzarea de daune materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere (atunci când făptuitorul
urmăreşte scopul folosirii temporare a mijloacelor obţinute).
În cazul infracţiunii, prevăzute la art.177 CP RM, sunt afectate relaţiile sociale dintre creditor
şi debitor. Totuşi, aria acestor relaţii are o întindere mult mai mare decât cea a relaţiilor sociale
afectate prin fapta incriminată la art.238 CP RM. Aceasta deoarece, în afară de creditul acordat de o
instituţie financiară, ele se extind şi la orice alte obligaţii financiare dintre persoanele juridice sau
fizice.
Din întreg masivul legislativ al spaţiului ex-sovietic, legea penală a Republicii Belarus conţine
reglementări care sunt cel mai apropiate de forma şi conţinutul art.238 CP RM „Dobândirea
creditului prin înşelăciune”. Astfel, conform art.237 „Dobândirea prin înşelăciune a creditului sau
dotaţiilor” din Codul penal al Republicii Belarus, adoptat la 2.06.1999, se prevede răspunderea
întreprinzătorului sau a persoanei cu funcţie de răspundere din cadrul unei persoane juridice pentru
prezentarea cu bună-ştiinţă, în scopul obţinerii creditului sau al obţinerii unui credit ori a unor
dotaţii în condiţii avantajoase, a unor documente şi informaţii false cu privire la circumstanţele de
mare importanţă pentru obţinerea creditului sau dotaţiei, fie pentru necomunicarea intenţionată
creditorului sau organului, care a alocat dotaţia, a informaţiei privind apariţia unor circumstanţe
care implică sistarea creditării sau alocării dotaţiei.1
Putem observa că răspunderea pentru dobândirea prin înşelăciune a creditului sau dotaţiei
poate fi aplicată până la momentul obţinerii creditului sau dotaţiei (cu excepţia cazului necomuni-
cării intenţionate creditorului sau organului, care a alocat dotaţia, a informaţiei privind apariţia unor
circumstanţe care implică sistarea creditării sau alocării dotaţiei). Aşadar, infracţiunea, prevăzută la
art.237 din Codul penal al Republicii Belarus, are trăsăturile unei infracţiuni formale. Ca şi fapta
incriminată la art.238 CP RM, ea se consideră consumată din momentul prezentării cu bună-ştiinţă a
unor documente şi informaţii false. O altă similitudine cu art.238 CP RM constă în caracterul
obligatoriu al scopului infracţiunii.
Considerăm necesară completarea dispoziţiei art.238 CP RM, după modelul dispoziţiei art.237
din Codul penal al Republicii Belarus, care ar face posibilă incriminarea faptei de necomunicare
intenţionată către creditor a informaţiei privind apariţia unor circumstanţe care implică sistarea
creditării. Într-adevăr, este posibil ca, la momentul obţinerii creditului, persoana creditată să nu aibă
nici o intenţie frauduloasă. Însă, această intenţie poate să apară ulterior, iar realizarea ei poate fi nu
mai puţin periculoasă în plan social. Ar fi oportun ca, în contractul de credit, să fie nominalizate
circumstanţele care implică sistarea creditării. Iar solicitantul de credit să se angajeze să le
1
Уголовный кодекс Республики Беларусь / Под ред. Б.В. Волженкина. – Санкт-Петербург: Юридический центр
Пресс, 2001, р.288-289.
63
comunice, atunci când ele apar. Important este ca angajarea persoanei să comunice despre astfel de
circumstanţe să nu prejudicieze dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, stabilite de art.8 al
Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. De asemenea, ar fi
binevenit ca art.238 CP RM să fie suplimentat, după modelul din legea penală bielorusă, cu un al
doilea alineat, în care să fie prevăzută agravarea răspunderii penale în cazul în care creditorului îi
sunt cauzate daune în proporţii deosebit de mari. Aici e de menţionat că, actualmente, mărimea
prejudiciului cauzat prin infracţiunea, prevăzută la art.238 CP RM, nu are valenţă calificatorie.
Mărimea prejudiciului se ia în consideraţie numai la individualizarea pedepsei, într-o manieră care
depinde în ultimă instanţă de aprecierea subiectivă a judecătorului.
Nu putem prelua în întregime modelul bielorus de incriminare a faptelor legate de creditare.
De exemplu, ar fi iraţional să stabilim, în legea penală a Republicii Moldova, răspunderea pentru
dobândirea prin înşelăciune a dotaţiilor. Menţionăm că dotaţia este „alocarea unor sume de bani din
bugetul de stat sau din bugetul local, reprezentând un ajutor material gratuit acordat din partea auto-
rităţilor publice către întreprinderi, instituţii sau organizaţii ori alţi subiecţi economici, în vederea
acoperirii anumitor cheltuieli”.1 Practica alocării dotaţiilor de la bugetul public este o practică
obişnuită într-o economie preponderent planificată, dirijată administrativ, în care sectorul de stat
ocupă o cotă covârşitoare. Tocmai după aceste principii funcţionează economia bielorusă. În condi-
ţiile economiei naţionale a Republicii Moldova, care este o economie de piaţă, alocarea dotaţiilor
şi-a pierdut semnificaţia de altădată. Deci, nici dobândirea prin înşelăciune a dotaţiilor nu ar mai
putea genera un pericol social de natura celui care ar implica intervenţia specială a legii penale.
Pentru studiul de faţă prezintă interes experienţa legislativă a Republicii Kazahstan în materia
reglementării răspunderii penale pentru infracţiunile legate de creditare. Astfel, în conformitate cu
art.194 din Codul penal al Republicii Kazahstan2 – „Dobândirea ilegală şi utilizarea contrar destina-
ţiei a creditului” – se prevede răspunderea pentru obţinerea, de către întreprinzătorul individual sau
conducătorul organizaţiei, a unui credit, a unor dotaţii sau a înlesnirilor la creditare, pe calea
prezentării cu bună-ştiinţă băncii sau unui alt creditor a unor informaţii false cu privire la starea
economică, situaţia financiară, bunurile gajate ale întreprinzătorului individual sau ale organizaţiei,
cu privire la alte circumstanţe care au o importanţă deosebită la obţinerea creditului, dotaţiilor,
înlesnirilor la creditare, fie pentru necomunicarea băncii sau altui creditor a informaţiei cu privire la
apariţia unor circumstanţe care pot implica sistarea creditării, a alocării dotaţiilor, anularea
înlesnirilor sau limitarea cuantumului creditului acordat sau al dotaţiilor alocate, dacă aceste fapte
au cauzat daune în proporţii mari.
1
Касьяник А. Объективная сторона выманивания кредита или дотаций // Судовы весник. – 2002. - №2. – Р.25.
2
Уголовный кодекс Республики Казахстан / Под ред. И.И. Рогова. – Санкт-Петербург: Юридический центр
Пресс, 2001, р.220-223.
64
Printre principalele avantaje ale acestei reglementări, care pot fi receptate şi de legiuitorul
moldovean, se numără:
- într-un stil apropiat celui din legea penală bielorusă, se prevede răspunderea pentru
necomunicarea băncii sau altui creditor a informaţiei cu privire la apariţia unor circumstanţe care
pot implica sistarea creditării, a alocării dotaţiilor, anularea înlesnirilor sau limitarea cuantumului
creditului acordat sau al dotaţiilor alocate;
- sunt nominalizaţi expres subiecţii infracţiunii: întreprinzătorul individual sau conducătorul
organizaţiei;
- sunt specificate expres victimele infracţiunii: băncile sau alţi creditori.1
Un interes aparte prezintă art.220 din Codul penal al Republicii Kazahstan, care prevede
răspunderea pentru utilizarea ilegală a mijloacelor băneşti ale băncii. Această normă este, probabil,
unica din întreg masivul legislativ al spaţiului ex-sovietic, care se aseamănă, după formă şi conţinut,
cu art.239 CP RM „Încălcarea regulilor de creditare”. În ambele cazuri, subiectul infracţiunii poate
fi numai un angajat al instituţiei financiare. De asemenea, în ambele cazuri este obligatorie
survenirea daunelor în proporţii mari. Mai mult, în legea penală kazahă, ca şi în legea penală a
Republicii Moldova, noţiunea „daune în proporţii mari” este strict formalizată (spre deosebire, de
exemplu, de legea penală a Federaţiei Ruse).
Ceea ce poate fi reţinut ca fundament pentru o eventuală perfecţionare a dispoziţiei art.239
CP RM, este concreteţea incriminării (care nu degenerează în cazuistică) de la art.220 din Codul
penal al Republicii Kazahstan. Astfel, potrivit normelor kazahe, fapta infracţională de utilizare
ilegală a mijloacelor băneşti ale băncii se poate exprima sub trei modalităţi:
1) utilizarea de către angajaţii băncii a propriilor mijloace ale băncii şi (sau) a mijloacelor
atrase de bancă, în scopul acordării unor credite, care cu bună-ştiinţă nu vor putea fi rambursate, sau
al efectuării unor tranzacţii care sunt cu bună-ştiinţă neconvenabile băncii;
2) eliberarea, către clienţii băncii sau alte persoane, a unor garanţii fără acoperire ale băncii
sau a unor facilităţi neîntemeiate de creditare;
3) transferul cu bună-ştiinţă incorect sau tardiv, de către angajaţii băncii, a mijloacelor
băneşti, inclusiv a celor în valută, pe conturile bancare ale clienţilor.
Cu siguranţă, construirea dispoziţiei art.239 CP RM după modelul art.220 din Codul penal al
Republicii Kazahstan va uşura mult sarcina celor care aplică legea penală. Actualmente, aceştia sunt
nevoiţi să consulte numeroase surse legislative de referinţă, dar şi izvoare doctrinare, pentru a
interpreta şi aplica, în condiţii de legalitate şi temeinicie, prevederea de la art.239 CP RM.
1
Prodan S. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare în conformitate cu legislaţia altor state // Revista
ştiinţifică a USM „Studia Universitatis”, Seria „Ştiinţe sociale”. – 2007. – Nr.3. – P.181-190.
65
Dintre legislaţiile penale ale ţărilor baltice, foste componente ale URSS, pentru studiul de faţă
prezintă relevanţă Codul penal al Republicii Letone, adoptat la 8.07.1998.1 Astfel, în art.210 din
Capitolul 19 „Faptele infracţionale în domeniul economiei naţionale” al numitei legiuiri este
stabilită răspunderea penală pentru obţinerea şi utilizarea frauduloasă a creditului sau a altor
împrumuturi. Această normă cuprinde trei alineate: primele două înglobează infracţiuni având
componenţe formale. În acest sens, este remarcabilă similaritatea, în ce priveşte structura
infracţiunii, cu legea penală a Republicii Moldova. În acelaşi timp, alin.(3) art.210 al Codului penal
al Republicii Letone prevede varianta agravată a obţinerii şi utilizării frauduloase a creditului sau a
altor împrumuturi, variantă care se referă la o infracţiune cu componenţă materială. Aceasta
introduce o considerabilă notă de disonanţă între cele două norme penale confruntate.
La concret, dispoziţia de la alin.(1) art.210 din Codul penal al Republicii Letone incriminează
fapta de prezentare cu bună-ştiinţă a unor informaţii false în scopul obţinerii subsidiilor, creditului
sau a altor împrumuturi, fie în vederea practicării activităţii de întreprinzător, fie în timpul utilizării
subsidiilor, creditului sau a altor împrumuturi.
Deşi profilul concepţional al normei date nu diferă prea mult de cel al art.238 CP RM, nu
putem trece cu vederea câteva deosebiri de substanţă:
a) obiectul juridic special al infracţiunii, prevăzute la alin.(1) art.210 din legea penală letonă,
are o mai mare întindere decât obiectul respectiv al infracţiunii prevăzute la art.238 CP RM. Astfel,
potrivit Codului penal al Republicii Letone, sunt apărate relaţiile sociale nu doar cu privire la obţi-
nerea creditului, dar şi cele referitoare la obţinerea subvenţiilor şi a altor împrumuturi (altele decât
creditele). În acest plan, observăm o anumită lipsă de corelaţie între obiectul juridic special şi obiec-
tul juridic generic al faptei infracţionale prevăzute la alin.(1) art.210 din Codul penal al Republicii
Letone: ce legătură are obţinerea unui împrumut, de exemplu, de către o persoană fizică de la o altă
persoană fizică, cu economia naţională? Această legătură devine evidentă atunci când făptuitorul
urmăreşte scopul final de practicare a activităţii de întreprinzător. Mai dificil este a explica prezenţa
acestei legături în ipoteza săvârşirii infracţiunii în timpul utilizării împrumutului, atunci când făptuito-
rul urmăreşte un scop care nu are un caracter economic. Din aceste motive, considerăm inoportună
o eventuală lărgire a obiectului juridic special al faptei, incriminate la art.238 CP RM, pe seama
includerii în el a relaţiilor sociale cu privire la obţinerea împrumuturilor (altele decât creditele);
b) scopul infracţiunii de dobândire a creditului prin înşelăciune (art.238 CP RM) are un alt
conţinut decât scopul faptei infracţionale prevăzute la alin.(1) art.210 din legea penală letonă.
Astfel, în primul caz, scopul infracţiunii poate adopta oricare din următoarele trei forme: 1)
obţinerea unui credit; 2) majorarea proporţiei creditului; 3) obţinerea unui credit în condiţii
1
Уголовный кодекс Латвийской Республики / Пoд ред. А.И. Лукашова и Э.А. Саркисовой. – Санкт-Петербург:
Юридический центр Пресс, 2001.
66
avantajoase. În opoziţie, în cel de-al doilea caz scopul constă în a obţine subsidii, credit sau alte
împrumuturi. Acest scop poate fi însoţit de un altul – scopul practicării activităţii de întreprinzător.
În această situaţie, se poate vorbi despre un scop primar şi, respectiv, despre un scop final. Este
necesar a menţiona că în cazul în care fapta este comisă în timpul utilizării subsidiilor, creditului
sau a altor împrumuturi prezenţa scopului final nu are un caracter obligatoriu.1
La alin.(2) art.210 din Codul penal al Republicii Letone se prevede răspunderea pentru
încălcarea obligaţiilor contractuale în cazul utilizării subsidiilor, creditului sau a altor împrumuturi.
Această prevedere normativă lasă teren pentru interpretări şi nu este la fel de precisă ca prevederile
similare din legislaţiile penale ale Republicii Belarus şi Republicii Kazahstan, potrivit cărora se
incriminează fapta de necomunicare intenţionată, creditorului sau persoanei care a acordat subvenţia
ori împrumutul, a informaţiei privind apariţia unor circumstanţe care implică sistarea creditării sau a
acordării de subvenţii sau împrumuturi. În această ordine de idei, receptarea modelului bielorus sau
kazah este preferabilă receptării modelului leton.
Potrivit alin.(3) art.210 din Codul penal al Republicii Letone, răspunderea penală se agravează
în cazul în care faptele, prevăzute la alin.(1) şi (2) ale normei date, cauzează daune în proporţii
considerabile statului sau creditorului, ori prejudiciază drepturile şi interesele ocrotite de lege ale
unei alte persoane. În context, ne exprimăm încă o dată opinia privind necesitatea completării
art.238 CP RM cu un al doilea alineat, în care ar fi prevăzută agravarea răspunderii condiţionată de
cauzarea unor daune în proporţii mari sau deosebit de mari. În acest sens, exemplul de la alin.(3)
art.210 al legii penale letone nu este cel mai fericit, deoarece legiuirea dată nu conţine o interpretare
a noţiunii „daune în proporţii considerabile”.
În ce priveşte reglementările în materie din legislaţiile altor state ex-sovietice, ele nu prezintă
un prea mare interes. Astfel, reglementările respective din legile penale ale Georgiei,2 Kârgâzstanu-
lui3 sau Azerbaidjanului4 nu se disting prin originalitate, copiind aproape integral normele corespun-
zătoare din Codul penal al Federaţiei Ruse. Oarecum surprinzător, legile penale ale Estoniei5 şi
Uzbekistanului6 nu conţin nici un fel de incriminare care s-ar referi în mod special la faptele legate
de creditare.
1
Prodan S. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare în legislaţiile unor state ex-sovietice // Revista
Naţională de Drept. – 2005. – Nr.4. – P.23-26.
2
Уголовный кодекс Грузии / Под ред. З.К. Бигвавы. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001.
3
Уголовный кодекс Кыргызской Республики / Под ред. Я.И. Ясаева. – Санкт-Петербург: Юридический центр
Пресс, 2002.
4
Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / Под ред. И.М. Рагимова. – Санкт-Петербург: Юридический
центр Пресс, 2001.
5
Уголовный кодекс Эстонской Республики / Под ред. В.В. Запевалова. – Санкт-Петербург: Юридический центр
Пресс, 2001.
6
Уголовный кодекс Республики Узбекистан / Под ред. М.Х. Рустамбаева, А.С. Якубова и З.Х. Гулямова. –
Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001.
67
Această prevedere a servit ca model legislativ pentru cea de-a doua modalitate normativă,
specificată în art.237 al Codului penal al Republicii Belarus. Ea îşi dovedeşte eficienţa atunci când
s-a demonstrat că făptuitorul avea intenţia de a folosi temporar mijloacele băneşti obţinute, însă
această intenţie – la început conformă cu legea – se transformă în una frauduloasă. Astfel, deşi
pentru obţinerea alocaţiilor solicitate se prezintă documente veridice, nefalsificate, omiterea comu-
nicării creditorului a informaţiilor, care au importanţă pentru rambursarea acestor alocaţii, demon-
strează un pericol social nu mai mic decât al faptei prevăzute la §1 art.297 CP Pol. În context, ne
reiterăm iniţiativa privind incriminarea în Codul penal al Republicii Moldova a faptei, săvârşite prin
inacţiune, prevăzute la art.237 din Codul penal al Republicii Belarus şi la art.297 din Codul penal al
Poloniei.
§265b din Codul penal al Germaniei din 18711 (actualmente în vigoare) prevede răspunderea
pentru escrocheria legată de obţinerea creditului. Conform acestei norme, se prevede răspunderea
pentru: prezentarea unor informaţii incomplete sau care nu corespund realităţii, inclusiv a balanţei
de plăţi, a calculelor privind veniturile şi cheltuielile, a dărilor de seamă referitoare la patrimoniu;
prezentarea în formă scrisă a unor informaţii incomplete sau care nu corespund realităţii, care
avantajează astfel solicitantul de credit şi care sunt esenţiale la luarea deciziei despre acordarea
creditului; omiterea comunicării despre înrăutăţirea indicilor economici, care sunt reflectaţi în
documente, dacă aceşti indici au importanţă pentru creditor.
Componenţa descrisă în această normă comportă asemănări evidente cu componenţa
prevăzută la art.297 CP Pol.: momentul de consumare a infracţiunii; includerea în conţinutul faptei
prejudiciabile nu doar a acţiunii care pune în pericol interesele creditorilor, dar şi a inacţiunii având
acelaşi pericol. Totuşi, în ce priveşte obiectul juridic special, escrocheria legată de obţinerea
creditului (§265b din CP Ger.) prezintă mai multe similarităţi nu cu reglementarea similară din
legea penală poloneză, ci cu cea din legea penală moldovenească. Aceasta deoarece atât escrocheria
legată de obţinerea creditului, cât şi dobândirea creditului prin înşelăciune sunt săvârşite doar în
sfera de creditare, fără a afecta şi alte sfere ale activităţii financiare.
Totuşi, există şi o distincţie nodală care priveşte fapta, prevăzută la art.238 CP RM, în raport
cu fapta prevăzută la §265b din CP Ger. Este vorba de scopul infracţiunii. Cele săvârşite pot fi
calificate conform art.238 CP RM numai dacă făptuitorul urmărea scopul folosirii temporare a
mijloacelor obţinute cu titlu de credit. Dacă însă făptuitorul urmărea scopul trecerii mijloacelor
respective în stăpânirea lui definitivă, atunci fapta trebuie calificată potrivit art.190 CP RM
(„Escrocherie”). În §265b din CP Ger. nu se face o astfel de diferenţiere a scopului infracţional: atât
în primul, cât şi în al doilea caz, cele săvârşite vor fi considerate escrocherie legată de obţinerea
1
Уголовный кодекс Германии / Под ред. Д.А. Шестакова. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002.
69
creditului. Avantajul acestui model constă în faptul că organului judiciar îi este mult mai facil să
probeze latura subiectivă a infracţiunii. Totodată, există şi un dezavantaj semnificativ: nu se face o
diferenţiere a făptuitorilor în funcţie de gradul de prejudiciabilitate a celor săvârşite de ei. Or,
persoana care urmăreşte sustragerea creditului denotă o periculozitate socială mai mare decât
persoana care urmăreşte să folosească provizoriu creditul obţinut.
În ţările cu economie de piaţă avansată, fraudele legate de subvenţii sunt de o frecvenţă
sporită.1 Aceste fapte sunt legate de obţinerea subsidiilor oficiale de stat de către persoanele care nu
au dreptul la acestea. În Germania, fraudele legate de subvenţii se referă cel mai des la alocaţiile
pentru dezvoltarea comerţului exterior. De asemenea, se comit defraudări asupra subvenţiilor
acordate la importul mărfurilor.2
Chiar dacă subvenţionarea economiei şi activitatea de creditare constituie două domenii
diferite ale activităţii financiare, ele sunt complementare. Mai mult, din perspectiva alocării în viitor
a fondurilor Uniunii Europene pentru Republica Moldova, analiza normelor vizând fraudele, legate
de subvenţii, este deosebit de utilă. În acest sens, este necesar a menţiona că §264 CP Ger. prevede
răspunderea pentru obţinerea prin înşelăciune a mijloacelor băneşti din fondurile publice – în
temeiul normelor landurilor, al normelor federale sau al normelor Uniunii Europene – de către
întreprinderi sau organizaţii, atunci când aceste mijloace sunt obţinute fără executarea corelativă a
obligaţiilor, ele având destinaţia să servească necesităţilor economiei naţionale.
În Codul penal al Franţei din 19923 nu se conţin norme speciale consacrate infracţiunilor
legate de creditare sau subvenţionare. Însă, există un cadru general aplicabil în ipoteza săvârşirii
unor asemenea infracţiuni. Ne referim, înainte de toate, la capitolul din legea penală franceză ce
prevede escrocheria şi faptele conexe acesteia. Astfel, conform art.313-1 CP Fr., escrocheria
formează înşelarea persoanei fizice sau juridice, pe calea folosirii unui nume sau funcţii false, ori pe
calea abuzului de funcţia veridică, fie pe calea unor acţiuni frauduloase, în scopul de a determina
acea persoană să transmită – în detrimentul său ori al unor terţi – mijloace băneşti, valori sau alte
bunuri, să acorde servicii sau să pună la dispoziţie un document conţinând o obligaţie sau o
eliberare de obligaţie.
Cu siguranţă, în acest context noţiunea de mijloace băneşti include şi conceptul de mijloace
băneşti acordate cu titlu de credit; respectiv, noţiunea de servicii cuprinde şi noţiunea de servicii de
creditare. Întrucât în dispoziţia art.313-1 CP Fr. nu se face o specificare a scopului de sustragere,
stabilirea acestuia la calificare nu este obligatorie. De unde rezultă că, potrivit acestei norme, se
1
Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой. –
Москва, 1992, р.19.
2
Сапожков А.А. Кредитные преступления. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002, р.190-191.
3
Уголовный кодекс Франции / Под ред. Н.Е. Крыловой, Ю.Н. Головко. – Санкт-Петербург: Юридический
центр Пресс, 2002.
70
califică obţinerea creditului atât în scopul trecerii lui în stăpânirea definitivă a celui care împrumută,
cât şi în scopul folosirii lui temporare.
La formele agravate ale escrocheriei legea penală franceză raportează faptele comise: 1) de
persoana care este reprezentantul autorităţii publice sau care îndeplineşte însărcinarea organelor
aparatului de stat, în timpul exercitării sau în legătură cu exercitarea funcţiei sau a însărcinării
corespunzătoare; 2) de persoana care se erijează în reprezentant al autorităţilor publice sau în
persoana care îndeplineşte însărcinarea organelor aparatului de stat; 3) de persoana care se adre-
sează după ajutor către populaţie, în vederea emiterii unor titluri de valoare sau în scopul adunării
mijloacelor pentru acordarea asistenţei umanitare sau sociale; 4) în detrimentul unei persoane aflate
în stare de neputinţă din cauza vârstei, a bolii, a deficienţelor fizice sau psihice, a stării de gravi-
ditate; 5) de o bandă organizată.
La o analiză, se poate observa că numai primele două agravante sunt aplicabile în cazul
săvârşirii escrocheriei asupra mijloacelor obţinute cu titlu de credit.
În SUA, o răspândire largă au căpătat abuzurile ce ţin de credite. De exemplu, Andrew D.
Udjak, un controlor al operaţiunilor de împrumut la Sobiseki Bank (victimă în cazul dat), a aprobat
într-o perioadă de 9 luni împrumuturi comerciale în sumă de peste 9 mln. de dolari fără acordul
Consiliului de creditare şi cu încălcarea regulilor de creditare. Udjak a întocmit un şir de acte false
şi a ascuns de la şefi creditele. Unul din acestea, în sumă de 315 mii de dolari, îi fusese eliberat lui
personal. El şi-a recunoscut vinovăţia şi a fost condamnat la 51 luni privaţiune de libertate cu plata
unei restituţii în sumă de 4,6 mln. de dolari.1
Codul penal-model al SUA2, elaborat de Institutul dreptului american ca lege-model pentru
legiuitorii statelor federale, în alin.(6) art.224.7 conţine o prevedere care este similară sub multe aspecte
cu dispoziţia art.238 CP RM. Astfel, conform acestei prevederii, se stabileşte răspunderea penală pentru
solicitarea scrisă – falsă ori care induce în eroare – în scopul obţinerii bunurilor sau a creditului.
Indiciul principal, care apropie art.238 CP RM de alin.(6) art.224.7 al Codului penal-model al
SUA, este momentul de consumare a faptelor descrise în aceste reglementări: momentul prezentării
informaţiilor (solicitării) false (sau care induce în eroare).
Totuşi, există şi deosebiri între cele două componenţe de infracţiuni: 1) obiectul juridic special
al faptei, prevăzute la art.224.7 din Codul penal-model al SUA, are o întindere mai largă; 2) scopul
infracţiunii, prevăzute la art.238 CP RM, consistă în obţinerea unui credit, în majorarea proporţiei
creditului sau în obţinerea unui credit în condiţii avantajoase; scopul infracţiunii, prevăzute la
art.224.7 al Codului penal-model al SUA, se exprimă în obţinerea bunurilor sau a creditului.
1
Miculeţ L. Reglementarea juridică a răspunderii pentru infracţiunile economice şi corupţie în SUA şi Republica
Moldova: studiu comparat. – Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2005, p.63.
2
Примерный уголовный кодекс (США) / Под ред. Б.Е. Никифорова. – Москва, 1969.
71
După cum se ştie, în SUA nu există un Cod penal în accepţie tradiţională. Prin Actul
Congresului de la 25.06.1948, cea mai mare parte a legislaţiei penale care a funcţionat anterior
(Codul penal din 1909) a fost supusă unei revizuiri depline, fiind inclusă în calitate de lege în Titlul
18 (Partea 1) al Codului de legi al SUA.
Astfel, conform art.1014 al acestui cod, se prevede răspunderea pentru declaraţiile false în
scopul de a obţine un credit. La concret, este incriminată fapta persoanei care, în cunoştinţă de
cauză, face declaraţii sau furnizează informaţii false ori intenţionat supraapreciază valoarea
pământului, proprietăţii sau asigurării cu scopul de a influenţa pe orice cale posibilă o instituţie
financiară asigurată din bugetul federal, prin orice cerere, obligaţie, carte de credit.
De menţionat că, la calificare, nu este obligatoriu ca, acordând creditul, instituţia financiară să
se fi bazat pe declaraţie; este suficient ca declaraţia să aibă capacitatea de a influenţa.1
Întrucât norma sus-menţionată nu este aplicabilă în unele ipoteze, în 1984, Titlul 18 (Partea 1)
al Codului de legi al SUA a fost completat cu art.1344 „Frauda bancară”. Conform acestei norme,
este trasă la răspundere penală persoana care execută sau încearcă să execute cu bună-ştiinţă o
schemă sau stratagemă în scopul înşelării unei instituţii financiare sau al obţinerii oricăror bani, fon-
duri, credite, bunuri, titluri de valoare sau a altor bunuri aflate în posesia, custodia ori sub controlul
unei instituţii financiare, prin pretexte, reprezentări sau promisiuni false ori care induc în eroare.
Astfel, putem remarca o asigurare eficientă juridică a siguranţei sistemului creditar al
instituţiilor financiare federale, controlate şi asigurate de stat.
În concluzie putem menţiona că între modelele legislative ale statelor nominalizate mai sus
privind incriminarea faptelor legate de creditare există asemănări evidente. Pentru perfecţionarea
continuă a reglementărilor autohtone în materie prezintă interes două din aspectele acestor modele:
1) existenţa răspunderii penale pentru inacţiunea constând în omiterea înştiinţării creditorului despre
apariţia unor împrejurări ce pot ameninţa rambursarea creditului; 2) prevederea răspunderii pentru
prezentarea informaţiilor false în vederea obţinerii unor investiţii (în special din partea Uniunii
Europene).
În Programul de acţiuni a Guvernului Republicii Moldova pe anii 2005-2009 „Modernizarea
ţării – bunăstarea poporului” se menţionează că, în scopul asigurării legalităţii, al garantării
drepturilor omului şi al perfecţionării continue a cadrului legislativ naţional, Guvernul îşi va orienta
eforturile, în special, spre asigurarea continuă a armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia ţărilor-
membre ale Uniunii Europene.2 Iată de ce, studierea şi implementarea experienţei legislative, mai
1
Miculeţ L. Reglementarea juridică a răspunderii pentru infracţiunile economice şi corupţie în SUA şi Republica
Moldova: studiu comparat, p.81.
2
Programul de acţiuni a Guvernului Republicii Moldova pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea popo-
rului” // http://e-gov.moldova.md/moldova(test)
72
ales a ţărilor membre ale Uniunii Europene (a Poloniei, Germaniei, Franţei etc.), ar constitui un pas
concret în vederea „europenizării” legislaţiei penale a Republicii Moldova.
73
CAPITOLUL II
CARACTERIZAREA JURIDICO-PENALĂ A INFRACŢIUNILOR
PREVĂZUTE la art.238 şi art.239 CP RM
Secţiunea I
În ştiinţa dreptului penal sunt deosebite două accepţiuni ale conceptului „obiectul infracţin-
nii”.
Potrivit primei, obiectul infracţiunii este o parte a realităţii obiective având anumite forme
materiale sau imateriale, limite, stări, legităţi ale existenţei. Ca parte a realităţii obiective, obiectul
infracţiunii posedă semne relevante din punctul de vedere al legii penale ce-i caracterizează atât
conţinutul faptic, cât şi valoarea socială. În acest sens, obiectul infracţiunii are expresie obiectuală,
dar şi calităţi valorice pentru societate. În această accepţie, cercul obiectelor infracţiunii este
circumstanţiat normativ în art.2 CP RM, reprezentând anumite valori sociale (şi relaţiile sociale
aferente) care sunt apărate de legea penală şi cărora li se aduc atingere prin săvârşirea acesteia.
Dar, în contextul prezentului studiu, interesează mai mult o altă accepţiune a noţiunii de obiect
al infracţiunii – cea de element constitutiv al infracţiunii sau, altfel spus, element al componenţei de
infracţiune. În acest plan, obiectul infracţiunii, corelându-se cu latura obiectivă, latura subiectivă a
infracţiunii şi obiectul infracţiunii, reprezintă temeiul răspunderii penale.
Obiectul infracţiunii are o semnificaţie decisivă pentru stabilirea gradului prejudiciabil al
infracţiunii, dat fiind că acesta mai mult decât alte elemente constitutive ale faptei infracţionale,
determină conţinutul infracţiunii şi denotă o importanţă principială pentru caracterizarea altor
elemente constitutive ale infracţiunii.1
Exprimându-se asupra naturii obiectului infracţiunii, S.Brânză menţionează: „Relaţiile sociale
întotdeauna se formează în raport cu o anumită valoare, care este un produs al activităţii umane
materiale sau spirituale, un rezultat al activităţii istorice a oamenilor sau al activităţii din timpul
vieţii lor”.2 Cu referire la infracţiunile economice, incriminate de normele Capitolului X al Părţii
Speciale a Codului penal al Republicii Moldova, întrebarea ar fi: care este valoarea socială
fundamentală vătămată prin săvârşirea acestor infarcţiuni?
1
Prodan S. Obiectul juridic al infracţiunilor legate de creditare // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din
Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol.I. – Chişinău: CEP USM, 2004, p.308-310.
2
Brânză S. Corelaţia dintre relaţia socială şi valoarea socială în contextul obiectului infracţiunii // Revista Naţională de
Drept. - 2003. - Nr. 6. - P. 16-19.
74
În art.2 CP RM, care nominalizează cu titlu de exemplu valorile sociale fundamentale, apărate
de legea penală împotrivă infracţiunilor, nu se conţine un răspuns direct la această întrebare. Totuşi,
luând în calcul denumirea Capitolului X din Partea Specială a Codului penal, putem afirma că
economia naţională, privită drept componentă a ordinii de drept, constituie acea valoarea socială
fundamentală care este apărată de legea penală împotriva infracţiunilor economice.
În esenţă, toate punctele de vedere din literatura de specialitate, cu privire la obiectul juridic
generic al infarcţiunilor economice, exprimă aceeaşi idee: „relaţiile economice care se constituie pe
principiile realizării activităţii economice”1; „activitatea economică sub care se are în vedere
ansamblul tuturor verigilor producerii sociale, distribuirii sociale, schimbului social, precum şi ale
consumului social de valori materiale sau de alt gen”2; „relaţiile sociale care apar în sfera activităţii
economice – a producerii, distribuirii, schimbului şi consumului bunurilor şi serviciilor
patrimoniale”3; „relaţiile sociale cu privire la producerea, distribuirea, schimbul şi consumul
valorilor materiale sau de altă natură, generate şi reglementate de actele normative ale autorităţilor
publice centrale sau locale”.4
Aşadar, economia naţională este valoarea socială fundamentală apărată prin mijloace juridico-
penale împotriva infracţiunilor economice. Noţiunile „economia naţională” şi „economia publică”
nu trebuie confundate, deoarece prima o înglobează pe cea de-a doua. Aceasta decurge cu claritate
din Decizia nr.103 din 31.10.1995 privind soluţionarea recursului declarat împotriva Deciziei nr.15
din 6.02.1995, pronunţată de Curtea Constituţională a României: „Conceptul de economie naţională
este o categorie economică fundamentală, care desemnează ansamblul de resurse naturale şi umane,
de activităţi productive, de schimb şi de servicii, constituite ca ramuri sau domenii de activitate
economică, pe un anumit teritoriu naţional, ca rezultat al dezvoltării forţelor de producţie, în cadrul
graniţelor unei ţări”.5
Dacă anterior relaţiile sociale cu privire la economia naţională erau sub controlul total al
statului, atunci la momentul actual acest control este exercitat doar asupra unei părţi a acestor
relaţii. Mai mult, sfera acestui control este în continuă restrângere. Noile relaţii sociale cu privire la
economia naţională reprezintă expresia unei noi politici de stat în domeniul economiei. Totuşi, în
esenţă, natura relaţiilor sociale cu privire la economia naţională a rămas aceeaşi. Ca şi înainte, ele
formează relaţiile sociale referitoare la producerea, schimbul, repartizarea şi consumul bunurilor şi
serviciilor patrimoniale.
1
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалифи-
кации и наказания. – Саратов, 1997, р.18.
2
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – Москва: ЮрИнфоР, 1998,
р.16-17.
3
Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства. – Москва, 2001, р.49.
4
Горелов А.П. Что охраняют уголовно-правовые нормы об ответственности за экономические преступления //
Законодательство. – 2003. – №4. – Р.85.
5
Monitorul Oficial al României. – 1995. – Nr.296.
75
Deşi Capitolul X din Partea Specială a Codului penal al Republicii Moldova nu este structurat
pe secţiuni divizionare, corespunzătoare obiectelor juridice de subgrup ale infracţiunilor economice,
putem totuşi identifica asemenea obiecte pentru subgrupurile care se desprind din clasificarea
infracţiunilor economice.
Obiectul juridic de subgrup se află, vis-à-vis de obiectul juridic generic, în corelaţia de tipul
„parte-întreg”.1 Dacă obiectul juridic generic al infracţiunilor economice îl constituie relaţiile
sociale cu privire la economia naţională, atunci care relaţii şi valori sociale formează obiectul
juridic de subgrup al acestor infracţiuni? Considerăm că identificarea obiectului juridic de subgrup
al infracţiunilor economice trebuie făcută în funcţie de domeniile economiei naţionale în care sunt
săvârşite astfel de infracţiuni. Acest criteriu ne permite să defalcăm subgrupurile de infracţiuni care
aduc atingere relaţiilor sociale ce se desfăşoară şi se dezvoltă, de exemplu, în domeniul vamal,
fiscal, comercial şi în alte domenii ale economiei naţionale.
În ce priveşte infracţiunile legate de creditare, ca parte a infracţiunilor economice, necesitatea
identificării obiectului lor juridic de subgrup este determinată, înainte de toate, de faptul că, privite
în parte, infracţiunile legate de creditare, deşi au componenţe în mare parte asemănătoare, se
deosebesc după obiectele juridice speciale. De aceea, definirea noţiunii obiectului juridic de
subgrup al infracţiunilor legate de creditare va permite separarea din ansamblul de relaţii sociale cu
privire la economia naţională a acelor relaţii care se desfăşoară doar în domeniul creditării, privit ca
domeniu distinct al economiei naţionale.
În doctrina penală au fost exprimate diverse poziţii cu privire la obiectul juridic de subgrup al
infracţiunilor legate de creditare, caracterizându-se ca fiind relaţiile (valorile) sociale din: „sectorul
de creditare al sferei finanţelor”2; „sistemul financiar şi creditar-monetar”3; „sfera creditar-
monetară”4; „sfera activităţii de întreprinzător şi a activităţii bancare”5; „sfera activităţii creditar-
financiare a statului şi a subiecţilor economici”6 sau „interesele creditorilor”7. Analizând aceste
puncte de vedere, este necesar a menţiona că majoritatea din ele nu exprimă cu precizie obiectul
juridic de subgrup al infarcţiunilor legate de creditare. Or, noţiunile „sfera financiară”, „sfera
bancară”, „sfera activităţii de întreprinzător” sunt prea largi pentru a încadra cu exactitate limitele
1
A se vedea: Уголовное право. Часть Общая / Под ред. А.И. Рарога. - Москва, 1997, p.74.
2
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – Москва: ЮрИнфоР, 1998,
р.18.
3
Уголовное право. Часть Особенная. Часть 1 / Под ред. Н.А. Беляева, Д.П. Водяникова, В.В. Орехова. – Санкт-
Петербург, 1995, р.238-239.
4
Уголовное право России. Часть Особенная / Под ред. А.И. Рарога. – Москва: ИМПЭ, 1998, р.145.
5
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под общей ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисса-
рова. – Москва, 1997, р.247-248.
6
Уголовное право. Часть Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – Москва: Новый Юрист, 1998,
р.291; Гарифуллина Р. Ответственность за преступления в сфере финансово-кредитных отношений // Россий-
ская юстиция. – 1997. - №2. – Р.35-36.
7
Волженкин Б.В. Экономические преступления. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 1999, р.57.
76
valorii sociale comune lezate de infracţiunile legate de creditare. Noţiunea „sfera de creditare” este
înglobată, în mod diferit, în fiecare din cele trei noţiuni sus-numite. Nici interesele creditorilor nu
pot constitui valoarea socială comună lezată prin infracţiunile legate de creditare. Precizia obligă la
o abordare mai îngustă a acestei valori. Or, noţiunea de creditare are un semantism mai îngust decât
noţiunea „exercitarea dreptului creditorului”. Prin „creditare” înţelegem acordarea creditului de
către instituţia financiară, corelativă cu obţinerea creditului de către solicitantul acestuia. În
contrast, noţiunea „exercitarea dreptului creditorului” are un conţinut mai larg, după cum rezultă din
următoarea definiţie: „Obligaţia este acel raport juridic în conţinutul căruia intră dreptul subiectului
activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor – şi căruia îi revine îndatorirea
corespunzătoare – de a da, a face sau a nu face ceva, sub sancţiunea constrângerii de stat în caz de
neexecutare de bunăvoie”.1
Reieşind din cele menţionate, se poate considera că, deşi obiectul juridic de subgrup al acestor
infracţiuni este un semn comun pentru infracţiunile legate de creditare, el prezintă totuşi un anumit
specific care permite delimitarea acestor fapte infracţionale de cele care aduc atingere relaţiilor
sociale ce se desfăşoară şi se dezvoltă în domeniul vamal, fiscal, comercial sau în alte domenii ale
economiei naţionale.
Aşadar, obiectul juridic de subgrup al infracţiunilor legate de creditare îl constituie ansamblul
relaţiilor sociale care se desfăşoară şi se dezvoltă în procesul activităţii de creditare a instituţiilor
financiare.
Dând definiţia noţiunii obiectului juridic de subgrup al infracţiunilor legate de creditare, nu
putem considera finalizat demersul nostru în ce priveşte elucidarea naturii obiectului acestor
infracţiuni. Or, normele din Capitolul X din Partea Specială a Codului penal incriminează două
fapte infracţionale legate de creditare: dobândirea creditului prin înşelăciune (art.238 CP RM) şi
încălcarea regulilor de creditare (art.239 CP RM). În context, este necesar a menţiona că există o
categorie a obiectului juridic al infracţiunii care este specifică fiecărei infracţiuni. Numind această
categorie „obiect juridic specific (individual)”, C.Bulai consideră, pe bună dreptate, că ea este
constituită din „relaţiile sociale formate în jurul şi datorită unei valori sociale specifice, subordonate
uneia dintre valorile fundamentale, relaţii a căror formare, desfăşurare sau dezvoltare nu ar fi posi-
bilă fără apărarea împotriva infracţiunii a acelei valori”.2
Care este deci valoarea socială specifică, subordonată economiei naţionale şi, implicit, activi-
tăţii de creditare a instituţiilor financiare, care este apărată prin incriminarea faptelor infracţionale
prevăzute la art.238 şi 239 CP RM?
1
Stătescu C., Bârsan C. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. – Bucureşti: ALL, 1996, p.10.
2
Bulai C. Manual de drept penal. Partea Generală. - Bucureşti: ALL, 1997, p.197.
77
de la o altă instituţie financiară”. 1 De aceea, orice instituţie financiară care acordă credite, şi nu doar
o bancă, poate evolua în calitate de persoană vătămată atât de infracţiunea prevăzută la art.238
CP RM, cât şi de fapta infracţională incriminată la art.176 CP al FR.
După S.V. Maximov, obiectului juridic specific al infracţiunii de obţinere ilegală a creditului
îl constituie atât relaţiile sociale care asigură creditarea, bazată pe legislaţia civilă şi contractele de
drept civil, cât şi dreptul de proprietate al creditorului asupra bunurilor transmise în credit în temeiul
unui contract de credit nul (fictiv).2 Suntem de acord că, în cazul unui contract fictiv, creditorul îţi
păstrează dreptul de proprietate asupra bunurilor transmise cu titlu de credit. În acest caz, creditorul
este degrevat de obligaţia de a transmite bunurile în credit. Cu toate acestea, nici dreptul de
proprietate, nici un alt drept subiectiv nu pot să formeze de sine stătător obiectul juridic specific al
infracţiunii. Or, după cum consideră cu drept cuvânt V.Ia. Taţii, numai relaţiile sociale ca sistem
integral, şi nu careva părţi componente ale acestuia, pot forma obiectul infracţiunii.3
Nu putem agrea nici punctul de vedere al lui T.O. Koşaeva, conform căruia obiectul juridic
specific al infracţiunii de la art.176 CP FR îl constituie sistemul financiar al statului.4 De această
dată este vorba de o extindere nefondată a sferei de aplicare a normei sus-numite din legea penală
rusă. Or, în opinia întemeiată a lui O.N. Gorbunova, sistemul financiar include nu doar domeniul
creditării, dar şi: sistemul bugetar; fondurile extrabugetare; finanţele subiecţilor economici şi ale
ramurilor economiei; asigurarea de bunuri şi persoane.5
Similar autorului precitat, V.A. Kozlov consideră că obiectul juridic principal al infracţiunii,
prevăzute la art.176 CP FR, îl formează sistemul financiar, ordinea de creditare a cetăţenilor şi a
subiecţilor economici, iar obiectul juridic secundar îl constituie interesele economice ale
creditorilor.6 Am argumentat mai sus de ce nici sistemul financiar, nici interesele creditorilor nu pot
reprezenta obiectul juridic specific al infracţiunii date. La aceasta adăugăm că în cazul dat ar fi
incorect să defalcăm şi să tratăm separat partea (ordinea de creditare) în raport cu întregul (sistemul
financiar): creditarea este, prin definiţie, o activitate financiară şi nu poate fi privită în afara
sistemului financiar.
1
Stati V. Obţinerea creditului prin înşelăciune, p.91-92.
2
A se vedea: Уголовное право. Часть Общая. Часть Особенная / Под общей ред. Л.Д. Гаухмана, Л.М. Колодкина,
С.В. Максимова. - Москва, 1999, с.430-431.
3
A se vedea: Таций В.Я. Объект и предмет преступления по советскому уголовному праву. - Харьков, 1982,
p.18-19.
4
A se vedea: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - Москва, 1997, p.250.
5
A se vedea: Финансовое право / Под ред. О.Н. Горбуновой. - Москва, 1996, p.15.
6
Козлов В.А. Уголовно-правовое, криминологические и криминалистические проблемы борьбы с преступле-
ниями, связанными с незаконным получением кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской
задолженности // Уголовное право. - 2004. - №12. - Р.9-15.
79
7
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общей ред. В.М. Лебедева. – Москва:
Норма, 2005, р.426.
8
Dicţionarul explicativ al limbii române / Sub red. lui I.Coteanu, L.Seche, M.Seche. – Bucureşti: Univers Enciclopedic,
1998, p.850.
3
Codul penal al Republicii Moldova comentat / Sub red. lui A.Barbăneagră. – Chişinău: ARC, 2003, p.502, 504-505;
Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. şi alţii. Codul penal comentat şi adnotat. – Chişinău: Cartier, 2005, p.360, 361.
4
A se vedea: Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и
против интересов службы в коммерческих и иных организациях. – Красноярск, 1998, p.47.
5
Prodan S. Obiectul juridic al infracţiunilor legate de creditare // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Stiinţe sociouma-
nistice”. Vol.I. – Chişinău: CEP USM, 2004, p.308-310.
80
1
Bulai C. Manual de drept penal. Partea Generală. - Bucureşti: ALL, 1997, p.196.
2
Stati V. Obţinerea creditului prin înşelăciune, p.91-92.
3
Stati V. Încălcarea regulilor de creditare, p.89-90.
4
Prodan S. Obiectul material al infracţiunilor legate de creditare // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Stiinţe socio-
umanistice”. Vol.I. – Chişinău: CEP USM, 2004, p.305-307.
5
Уголовный кодекс Республики Узбекистан / Под ред. М.Х. Рустамбаева, А.С. Якубова и З.Х. Гулямова. –
Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001.
6
Уголовный кодекс Швеции / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, С.С. Беляева. – Санкт-Петербург: Юридический центр
Пресс, 2001.
81
1
Поленов Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование. – Москва, 1980, р.22-
23; Уголовное право. Часть Особенная / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, Г.П. Новоселова. – Москва:
Норма-Инфра·М, 1998, р.693.
2
Уголовное право России. Часть Особенная / Под ред. Л.Л. Кругликова. – Москва, 1999, р.748; Уголовно-
процессуальное право Российской Федерации / Под ред. П.А. Лупинской. – Москва, 2001, р.227; Шадрин В.В.
Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы. – Москва, 2000, р.71.
3
www.fincombank.com/creditare_virt/
4
Reşetnicov A. Obiectul material al infracţiunii şi mijlocul de săvârşire a infracţiunii: criterii de delimitare // Revista
Naţională de Drept. – 2007. – Nr.6. – P.17-22.
82
este doar una din ipostazele sub care evoluează scopul infracţiunii date. În această ipostază, creditul
reprezintă obiectul scopului infracţiunii. Nu obiectul material al infracţiunii. Creditul nu suferă nici
o influenţare nemijlocită infracţională în urma comiterii infracţiunii prevăzute la art.238 CP RM. În
contextul acestei infracţiuni, creditul poate să-şi găsească sau nu materializarea. Oricum, asupra
calificării aceasta nu influenţează, deoarece eventuala obţinere a creditului va depăşi momentul de
consumare a infracţiunii.
În altă ordine de idei, considerăm că pe pagina oficială a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” SA,
dedicată creditării virtuale, se menţionează: „Confidenţialitatea deplină despre datele D-voastră
financiare este garantată: îndeplinirea şi transmiterea datelor se efectuează pe un canal protejat, care
exclude posibilitatea scurgerii informaţiei părţilor terţe”.1 Şi dacă totuşi aceste „părţi terţe” vor
accesa informaţia privind solicitarea creditului, modificând-o astfel încât să rezulte intenţia lor de a
obţine profit pentru sine şi de a prejudicia material solicitantul de credit şi instituţia financiară
creditoare? Care trebuie să fie calificarea în asemenea cazuri? Este oare necesar a aplica art.238 sau
259 CP RM? Or, conform ultimei norme, se califică şi cazurile de acces ilegal la informaţia
computerizată, adică la informaţia din calculatoare, de pe suporţii materiali de informaţie, din
sistemul sau reţeaua informatică, dacă acest acces este însoţit de modificarea informaţiei.
Considerăm că, în cazul dat, nu există concurenţă între cele două norme pe care le-am
specificat mai sus. Deci, calificarea infracţiunilor respective trebuie făcută conform regulilor
concursului de infracţiuni. Aceasta deoarece actul de executare în cazul infracţiunii, prevăzute la
art.259 CP RM, nu se încadrează în limitele actului de executare în ipoteza art.238 CP RM. Pentru
ca fapta să fie calificată doar conform art.259 CP RM, fără a fi necesară calificarea suplimentară
conform art.238 CP RM, făptuitorul urmează să parcurgă următoarele etape: 1) până la recepţio-
narea informaţiei de către instituţia financiară, să acceseze ilegal informaţia computerizată privind
solicitarea creditului, modificând informaţia în folosul său; 2) să blocheze transmiterea informaţiei
către instituţia financiară.
În concluzie, în contextul infracţiunilor legate de creditare este aplicabilă noţiunea de
document în accepţie largă, însemnând în esenţă suportul de hârtie, magnetic, optic sau de alt gen al
informaţiei care este inteligibilă şi perceptibilă pentru destinatarul ei; acest suport trebuie să conţină
toate menţiunile necesare şi să cuprindă semnăturile decidenţilor corespunzători.
În ansamblul lor, asemenea documente alcătuiesc documentaţia de credit. În conformitate cu
art.3 din Legea instituţiilor financiare, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 21.07.19952,
documentaţia de credit este documentaţia care stă la baza unei convenţii între o bancă şi o altă
persoană pentru acordarea unui credit şi cuprinde cel puţin:
1
www.fincombank.com/creditare_virt/
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1996. - Nr. 1.
83
dreptul de proprietate al debitorului gajist asupra acestui bun, date privind locul de păstrare a
bunului dat şi costul de bilanţ al bunului gajat.
Analiza practicii judiciare denotă că deseori în calitate de fidejusor apare o persoană fizică de
rea-credinţă sau o persoană juridică inexistentă. În acest caz, practic toată informaţia cuprinsă în
documentaţia respectivă de credit va fi falsă.
În situaţia garanţiei sub formă de cauţiune bancară, esenţa falsificării constă în următoarele:
cauţiunea este perfectată a) din numele unei bănci-garante inexistente; b) din numele unei bănci-
garante existente, dar deja lichidate; c) din numele unei bănci-garante care există realmente. În toate
cele trei cazuri făptuitorul utilizează o cauţiune bancară completamente falsificată.
Cât priveşte documentele, care cuprind o descriere a condiţiilor creditului, incluzând valoarea
creditului, rata dobânzii, schema de rambursare, obiectivul debitorului şi scopul pentru care a
solicitat creditul, aceste documente formează, în ansamblu, ancheta solicitantului de credit. Aceasta
conţine caracterizarea generală a solicitantului de credit ca subiect al activităţii economice.
Specificul anchetei solicitantului de credit se exprimă în aceea că datele, care se indică în ea, sunt
de o importanţă majoră pentru evaluarea situaţiei economice a solicitantului de credit şi sunt
descifrate în alte documente prezentate pentru obţinerea creditului.
Pot fi supuse denaturării următoarele date din ancheta solicitantului de credit: mărimea şi
structura capitalului statutar; componenţa fondatorilor şi a acţionarilor; existenţa unor filiale şi
reprezentanţe; principalele genuri de activitate şi prezenţa licenţei de desfăşurare a lor; nomencla-
torul mărfurilor produse sau al serviciilor prestate; principalii furnizori şi cumpărători; informaţiile
cu privire la întârzierile în executarea contractelor de credit încheiate cu alte instituţii financiare etc.
Din documentaţia de credit fac parte şi: copia fişei cu specimenele de semnături ale persoa-
nelor care deţin dreptul primei şi celei de-a doua semnături aplicate pe documentaţia de credit
(conducătorul şi contabilul-şef); copia procurii în privinţa persoanelor cărora le-a fost delegat
dreptul de semnare a documentaţiei de credit (pot fi denaturate semnăturile persoanelor menţionate
în fişă sau pot fi indicate incorect funcţiile persoanelor menţionate în fişă etc.).
La alte documente, determinate de bancă la solicitarea creditului, pot fi raportate: copiile
documentelor de constituire a solicitantului de credit; copiile deciziilor adunărilor privind numirea
în funcţie a persoanelor care sunt ordonatorii contului; istoria creditară etc.
După ce am făcut o prezentare generală a noţiunii „documentaţia de credit”, să vedem care
este conţinutul acestei noţiuni în raport cu cele mai importante bănci comerciale din Republica
Moldova.
Astfel, în vederea examinării unui proiect de credit, pachetul minim de documente ce necesită
a fi prezentate la Banca Comercială „Mobiasbanca” SA trebuie să conţină:
85
1) cererea solicitantului;
2) business-planul care va include: descrierea succintă a companiei; mărfurile şi serviciile;
strategia de marketing; planul de producere; aspectul ecologic; planul financiar;
3) documentele financiare: rapoartele trimestriale pentru câteva perioade şi pentru ultimul an
de gestiune, vizate de organele de statistică; descifrarea datoriei debitoare şi creditoare, a
avansurilor primite şi acordate în ultima perioadă de gestiune; descifrarea altor posturi de
bilanţ pentru ultima dată de gestiune (la cererea băncii) etc.;
4) documentele juridice: documentele de constituire şi înregistrare; documentele ce confirmă
împuternicirile de luare a deciziilor de solicitare a creditului şi semnare a documentelor;
procesul-verbal al Adunării Generale a Acţionarilor (Asociaţilor) cu privire la solicitarea
creditului şi gajarea proprietăţii companiei, cu indicarea sumei creditului şi expresiei
valorice a proprietăţii, semnat de acţionari (asociaţi) şi cu ştampila companiei; procesul-
verbal al solicitantului cu privire la numirea în funcţie a conducătorului; ordinul de numire
în funcţie a contabilului-şef; copiile buletinelor de identitate ale conducătorului şi
contabilului-şef;
5) documentele aferente gajului oferit:
– la gajarea bunurilor imobile: extrasul din Registrul bunurilor imobile; certificatul privind
valoarea bunului imobil; documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunului
imobil; cartea de imobil; raportul de evaluare a bunului imobil întocmit de Agenţia de
Imobil „Lara”;
– la gajarea bunurilor mobile: documentele care atestă dreptul de proprietate asupra bunu-
lui mobil;
6) contractele privind achiziţia mărfurilor, materiei prime, accesoriilor şi alte documente care
confirmă utilizarea creditului conform destinaţiei (realizarea producţiei, acordarea
serviciilor), alte documente care se referă la activitatea creditată;
7) alte documente care prezintă interes pentru bancă la evaluarea cererii de credit.1
În cazul Băncii Comerciale „Victoriabank” SA, lista documentelor necesare pentru evaluarea
proiectului de acordare a creditului este următoarea:
1) cererea solicitantului privind acordarea creditului bancar;
2) statutul întreprinderii (originalul) cu toate modificările şi completările;
3) certificatul de reînregistrare a întreprinderii (originalul);
4) documentele ce confirma sediul real al solicitantului;
5) contractul de constituire (originalul);
1
Setul minim de documente // www.mobiasbank.com/links.cfm?id=13
86
1
Lista documentelor necesare pentru evaluarea proiectului de acordare a creditului //
www.victoriabank.md/rom/section/100/
87
1
Lista documentelor prezentate la secţia de credite pentru examinarea solicitării de credit //
www.socbank.md/rom/section/146/
2
Creditarea // www.fincombank.com/creditarea/
88
Astfel, în cazul creditelor de consum, documentele necesare pentru obţinerea creditului sunt:
în cazul Băncii Comerciale pentru Industrie şi Construcţii „Moldindconbank” SA: cererea pentru
obţinerea creditului; buletinul de identitate şi copia acestuia; factura pentru procurarea mărfii de
credit; certificatul cu privire la venitul mediu lunar; contractul cu privire la garanţie, autentificat la
notar sau o scrisoare de garanţie, după necesitate; în cazul Băncii Comerciale „Mobiasbanca” SA:
certificatul cu privire la venituri; ancheta-cerere; buletinul de identitate şi copia acestuia; factura
pentru procurarea mărfii pe credit; în cazul Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank” SA:
certificatul cu privire la venituri; ancheta-cerere; buletinul de identitate şi copia acestuia; factura
pentru procurarea mărfii pe credit.1
Deşi există anumite diferenţe în ce priveşte conţinutul setului de documente, prezentate de
persoanele juridice sau fizice la obţinerea creditului, diferenţe specifice fiecărei bănci comerciale,
aceasta nu influenţează asupra alcătuirii generale a setului respectiv. Alcătuirea acestuia este con-
formă cu anumite principii. Astfel, din analiza listelor de documente nominalizate mai sus putem
deduce că creditele pot fi acordate numai solicitanţilor solvabili care dispun de surse reale de achi-
tare a creditului, precum şi de o asigurare fiabilă a rambursării lui, având o bază comercială contrac-
tuală şi respectând condiţiile de rambursabilitate, de folosire conform destinaţiei, de garanţie, de
platibilitate şi de exigibilitate a creditului. În alţi termeni, băncile comerciale pot acorda credite
solicitanţilor numai dacă documentele prezentate de ultimii corespund principiilor de creditare.
În opinia lui L.C. Ionescu, principiile de creditare se referă la:
– solicitantul creditului (debitorul);
– cererea de creditare (obiectivele urmărite);
– rambursare (rate şi termene);
– dobânzi şi comisioane bancare (remunerarea creditului);
– garantare (modalităţi de asigurare şi recuperare).2
Respectând această consecutivitate, vom examina în cele ce urmează principiile concrete de
creditare ce vizează un aspect sau altul din cele evocate mai sus.
Principiul diferenţierii creditării se referă la solicitantul creditului. Acest principiu se exprimă
în tratarea individuală a solicitanţilor de credite de către instituţia financiară, în funcţie de interesele
acesteia şi de politica economică a statului.
În literatura de specialitate se menţionează, pe bună dreptate, că diferenţierea creditării
presupune că instituţiile financiare nu trebuie să abordeze uniformizat problema acordării creditelor
solicitanţilor acestora; creditul trebuie acordat numai acelor persoane care sunt capabile să-l
1
Odinokih S. Viaţa pe credit în stil moldovenesc // B&F-Profit. – 2004. – Nr.11. – P.37-39.
2
Ionescu L.C. Băncile şi operaţiunile bancare. – Bucureşti: Editura Economică, 1996, p.425.
89
întoarcă la timp.1 Prin urmare, solicitările noilor clienţi trebuie tratate diferit. Dacă cel care solicită
un credit nu este clientul instituţiei financiare, înainte de toate este nevoie să se obţină referinţe
satisfăcătoare despre integritatea şi situaţia financiară a acestuia.
Principiul urmării obiectivelor creditului constă în necesitatea utilizării într-un anume scop a
mijloacelor acordate cu titlu de credit. Acest principiu vizează cererea de creditare.
În opinia lui O.M. Oleinik, acest principiu are un caracter suplimentar: la opţiunea uneia
dintre părţi (de cele mai dese ori – a băncii comerciale), creditul poate fi acordat în scopurile care
sunt stipulate în contractul de credit.2 Într-adevăr, putem prezenta exemple când acest principiu nu
este respectat în procesul de creditare. Astfel, în pachetul de servicii de creditare al Băncii
Comerciale pentru Industrie şi Construcţii „Moldindconbank” SA intră creditul de trezorerie şi
creditul pentru management.
Creditul de trezorerie se acordă persoanelor fizice, pentru necesităţi personale. La solicitarea
lui, nu se indică destinaţia. Adică, persoana poate să-l utilizeze la alegerea sa în orice scop (care să
nu contravină legislaţiei): procurarea bunurilor, tratamentul medical, plata studiilor, turism,
reparaţia locuinţei etc. Creditul pentru management se acordă persoanelor fizice, care sunt manageri
şi specialişti de vârf ai întreprinderilor mari. Acest credit nu are o destinaţie concretă. El se acordă
pentru finanţarea necesităţilor personale ale solicitantului.3
Principiul de temporaritate a creditului se referă la aspectul de rambursare. Acest principiu
reflectă necesitatea rambursării creditului în termenele strict determinate, dinainte stabilite în
contractul de credit bancar. Termenul de creditare constituie timpul-limită de aflare a mijloacelor
băneşti creditate în sfera patrimonială a solicitantului. Acest termen evoluează ca măsură, după a
cărei limite modificările cantitative se transformă în modificări calitative: dacă se încalcă scadenţa,
este distorsionată esenţa creditului. El îşi pierde menirea sa autentică, ceea ce se răsfrânge asupra
situaţiei de circulaţie monetară în cadrul economiei naţionale.
Principiul de platibilitate a creditului vizează aspectul dobânzilor şi al comisioanelor bancare.
Acest principiu îşi are temeiul în caracterul oneros al serviciilor prestate de instituţia financiară.
Adică, exprimă necesitatea nu doar a rambursării de către solicitant a mijloacelor creditare
contractate, dar şi a achitării pentru dreptul de a le folosi.
În opinia lui A.V. Şmonin, la determinarea dobânzilor şi comisioanelor de creditare este
necesar a se lua în calcul valoarea mijloacelor atrase, credibilitatea solicitantului şi gradul de risc,
legat de credit, precum şi cheltuielile privind perfectarea şi verificarea stingerii creditului, cheltuie-
lile de evaluare a bunurilor gajate, caracterul raporturilor dintre instituţia financiară şi solicitant, alţi
1
Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. – Москва: Финансы и статистика, 1997,
р.217.
2
Олейник О.М. Основы банковского права. – Москва: Юристъ, 1999, р.320.
3
Credite de trezorerie. Credite pentru management // www.moldindconbank.com/private_banking_ro/creditconsum/
90
factori.1 Aşadar, platibilitatea creditului reprezintă condiţia stimulării activităţii economice a agenţi-
lor economici care solicită credite, determinându-le să-şi sporească propriile resurse şi să consume
econom mijloacele obţinute cu titlu de credit.
Principiul de rambursabilitate a creditului presupune achitarea obligatorie a sumei datoriei de
bază a solicitantului de credit faţă de instituţia financiară, în conformitate cu contractul de credit.
Altfel spus, după utilizarea creditului, debitorul alocă suma datorată de mijloace băneşti pe contul
instituţiei financiare. Iar aceasta asigură abilitatea instituţiei financiare de a-şi renova resursele
creditare – condiţie indispensabilă pentru continuarea activităţii ei de creditare.
În condiţiile economiei planificate, s-a vehiculat în mod neoficial conceptul „credit
nerambursabil”, care era utilizat mai ales în sectorul agrar al economiei. Întrucât în economia de
piaţă un astfel de fenomen este de neconceput, ducând la insolvabilitatea instituţiilor financiare, la
14.07.1994, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Hotărârea Nr.182 despre măsurile de
creditare a întreprinderilor din complexul agroindustrial2, în care se propune un mecanism modern
de rezolvare a problemei privind evitarea acordării creditelor nerambursabile, chiar dacă cei care
solicită creditele sunt în criză, care se datorează condiţiilor climatice nefavorabile.
În fine, principiul capacităţii de asigurare a creditului exprimă necesitatea garantării
intereselor instituţiei financiare în cazul violării de către solicitant a angajamentelor asumate.
Cu titlu de excepţie, creditele pot fi acordate fără garanţie. Este vorba despre creditele fără
gaj. De exemplu, Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” SA oferă, timp de o zi, credite fără
gaj, în sumă de la 3000 până la 30000 de lei, microîntreprinderilor, titularilor de patentă, persoa-
nelor fizice care desfăşoară activitatea de întreprinzător nu mai puţin de 12 luni. 3 Practic, este
imposibil ca creditele fără garanţie să fie acordate persoanelor juridice, chiar dacă acestea sunt
întreprinderi mici.4 Însă, suma creditelor fără gaj nu poate fi prea mare. Explicaţia constă în urmă-
toarele: instituţia financiară poate acorda creditul în lipsa unei garanţii (de exemplu, în schimbul
cuvântului de onoare sau al reputaţiei ireproşabile), dar pentru instituţia financiară aceasta va
însemna necesitatea „îngheţării” banilor sub forma rezervelor de credit, ceea ce va antrena redu-
cerea vitezei de circulaţie a activelor instituţiei date. Cu cât mai mare este suma creditului fără gaj,
cu atât mai mult se micşorează viteza de circulaţie a activelor, răsfrângându-se negativ asupra stării
patrimoniale a instituţiei financiare.
1
Шмонин А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным получением кредита. – Архангельск,
2001, р.17.
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1994. – Nr.3.
3
Credite fără gaj în o zi // www.maib.md/ro/1_zi_fara_gaj.asp
4
Димитриев Р. Содержание и технико-юридические особенности внутренних банковских положений о порядке
кредитования индивидуальных предпринимателей // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice”.
Vol.I. – Chişinău: CEP USM, 2005, p.235-240.
91
După examinarea principiilor de creditare, este necesar a menţiona că cea mai eficientă
metodă de prevenire a săvârşirii infracţiunii, prevăzute la art.238 CP RM, este verificarea meticu-
loasă (însă nu şi trenantă), la faza precontractuală şi contractuală, a tuturor informaţiilor care se
referă la creditare. În temeiul analizei şi sintezei etapelor de bază în procesul de creditare de către
Banca Comercială „Victoriabank” SA şi Banca Comercială „Mobiasbanca” SA,1 putem consemna
că realizarea metodei respective presupune parcurgerea succesivă a următoarelor etape:
1) evaluarea preliminară a cererii pentru primirea creditului şi interviul cu solicitantul
creditului;
2) analiza posibilităţii de rambursare a creditului şi a solvabilităţii solicitantului de credit,
evaluarea asigurării creditului;
3) aprobarea deciziei de acordare a creditului de către Comitetul de Credit al băncii.
4) perfectarea şi semnarea documentelor ce reglementează relaţiile dintre bancă si solicitantul
creditului;
5) acordarea propriu-zisă a creditului;
6) monitorizarea creditului;
7) rambursarea creditului.
Prima din etapele sus-numite presupune o informare-documentare reciprocă „Banca-
solicitantul creditului”, pe parcursul căreia se evaluează afacerea solicitantului de credit,
perspectivele acesteia, experienţa şi calificarea managementului, datele despre creditul solicitat
(scopul creditării, suma şi valuta creditului, termenul creditării etc.), sursele de rambursare a
creditului, istoria creditară a solicitantului de credit.
La cea de-a doua etapă banca clarifică:
– seriozitatea, stabilitatea şi solvabilitatea solicitantului, reputaţia lui ca potenţial partener de
afaceri;
– motivarea solicitării creditului şi nivelul de asigurare materială pentru rambursarea lui;
– corespunderea ofertei de creditare cu politica creditară a băncii şi cu structura de formare a
portofoliului de credit.
La evaluarea asigurării creditului se examinează dacă asigurarea, propusă de solicitantul
creditului, corespunde următoarelor criterii:
– deţinerea drepturilor de proprietate asupra obiectului gajului;
– suficienţa valorii gajului pentru rambursarea creditului;
– lichiditatea înaltă (posibilitatea transformării rapide a gajului în mijloace băneşti);
– lipsa influenţei esenţiale a fluctuaţiei preţurilor şi a cererii asupra obiectului asigurării;
1
Etapele de bază în procesul de creditare // www.victoriabank.md/rom/section/97/; Etapele de bază în procesul de
creditare // www.mobiasbank.com/links.cfm?id=14
92
Acesteia i se plăteşte dobândă pentru mijloacele acordate cu titlu de credit. Această dobândă trebuie
să fie mai mare decât dobânda plătită pentru depozite. Diferenţa dintre dobânzile de cele două tipuri
constituie o sursă importantă pentru venitul instituţiei financiare.
După ce am aflat care este esenţa economică a creditului, să vedem cum este definită noţiunea
de credit în literatura de specialitate.
Astfel, într-o opinie, prin „credit” se are în vedere actul de încredere comportând schimbul a
două prestaţii dislocate în timp; bunuri sau mijloace de plată în schimbul promisiunii sau al perspec-
tivei de plată sau de rambursare.1 După alţi autori, creditul reprezintă: 1) una din verigile sistemului
financiar; se explică în atragerea şi acumularea în resursele creditare a mijloacelor disponibile ale
statului, persoanelor juridice şi fizice, care se acordă cu condiţia rambursării; 2) împrumut care este
acordat în formă pecuniară, cu condiţia rambursării acestuia şi a achitării plăţilor aferente pentru
folosirea lui.2 Conform unei alte păreri, noţiunea de credit desemnează orice angajament de plată a
unei sume de bani în schimbul dreptului la rambursarea sumei plătite, precum şi la plata unei
dobânzi sau a altor cheltuieli legate de această sumă; creditul desemnează, totodată, şi orice
prelungire a scadenţei unei datorii şi orice angajament de achiziţionare a unui titlu care încorporează
o creanţă sau a altui drept la plata unei sume de bani.3
Practic, toate aspectele, evocate mai sus cu privire la noţiunea de credit, sunt prezente în
definiţia legislativă a noţiunii date. Această definiţie se conţine în art.3 din Legea instituţiilor
financiare. Astfel, prin „credit” se are în vedere:
– orice angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiţia rambursării lor, plăţii dobânzii
şi a altor plăţi aferente;
– orice prelungire a termenului de rambursare a datoriei;
– orice garanţie emisă, precum şi orice angajament de a achiziţiona o creanţă sau alte drepturi
de a efectua o plată.
În mod similar este definită noţiunea de credit în art.3 din Legea bancară a României,
nr.58/1998 din 5.03.1998.4
Surprinzător, dar cel mai important aspect al noţiunii de credit nu a fost luat în consideraţie la
definirea legislativă a acestei noţiuni.
Întrucât termenul „credit” este polisemantic, trebuie de menţionat că, în înţelesul pe care i-l
atribuie legiuitorul în art.239 CP RM, el desemnează doar banii împrumutaţi de o instituţie
1
Rusu Gh. Mic dicţionar explicativ bancar şi financiar cu indici de termeni în limbile română, rusă şi engleză. –
Chişinău: Reclama, 1996, p.23.
2
Додонов В.Н., Крылова М.А., Шестаков А.В. Финансовое и банковское дело. Словарь-справочник. – Москва:
Инфра-М, 1997, р.113.
3
Voicu C., Sandu F., Boroi A., Molnar I. Drept penal al afacerilor. – Bucureşti: Rosetti, 2002, p.168.
4
Monitorul Oficial al României. – 1998. – Nr.121.
95
financiară cu condiţia rambursării lor, plăţii dobânzii şi a altor plăţi aferente. În sensul dispoziţiei de
la art.239 CP RM, nu constituie „credit”:
– orice angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiţia rambursării lor, plăţii dobânzii
şi a altor plăţi aferente;
– orice prelungire a termenului de rambursare a datoriei;
– orice garanţie emisă, precum şi orice angajament de a achiziţiona o creanţă sau alte drepturi
de a efectua o plată.
Aşadar, obiectul material al infracţiunii de încălcare a regulilor de creditare îl constituie, de
fapt, obiectul contractului de credit bancar, în reglementarea prevederii de la art.1236 al Codului
civil al Republicii Moldova.
Doctrina defineşte contractul de credit bancar ca fiind convenţia unilaterală intuitu personae,
prin care o bancă sau o altă instituţie de credit similară se obligă, în schimbul unei remunerări, să
pună la dispoziţia unei persoane fonduri băneşti, pe un termen şi în cuantum determinat sau să îşi
asume, în interesul unei persoane, un angajament bănesc prin aval sau prin scrisoare de garanţie.1
Într-o manieră apropiată, noţiunea contractului de credit bancar e definită la alin.(1) art.1236
CC RM: „Prin contractul de credit bancar, o bancă (creditor) se obligă să pună la dispoziţia unei
persoane (debitor) o sumă de bani (credit), iar debitorul se obligă să restituie suma primită şi să
plătească dobânda şi alte sume aferente prevăzute de contract”.
Trebuie de remarcat că, în conformitate cu alineatul (3) al normei amintite, faţă de contractul
de credit bancar se aplică prevederile referitoare la contractul de împrumut în măsura în care
regulile Capitolului XXIV din Titlul III al Cărţii a treia a Codului civil al Republicii Moldova nu
prevăd altfel sau dacă din esenţa contractului de credit bancar nu reiese contrariul.
Această dispoziţie nu trebuie interpretată în sensul că o sumă de bani, dată cu împrumut în
temeiul art.867 „Contractul de împrumut” al Codului civil al Republicii Moldova, ar putea forma
obiectul material al infracţiunii incriminate la art.239 CP RM. Or, din analiza acestei norme penale
se desprinde cu claritate că daunele în proporţii mari sau deosebit de mari ori insolvabilitatea,
privite ca urmări prejudiciabile, trebuie să le suporte nu altcineva decât instituţia financiară. Potrivit
art.3 din Legea instituţiilor financiare, prin „instituţie financiară” se are în vedere persoana juridică
ce acceptă depozite sau echivalente ale acestora netransferabile prin nici un instrument de plată şi
care utilizează total sau parţial aceste mijloace pentru a acorda credite sau a face investiţii pe
propriul cont şi risc.
Pe cale de consecinţă, ca persoană vătămată de pe urma infracţiunii prevăzute la art.239
CP RM poate evolua numai creditorul ca parte a raportului juridic obligaţional având ca izvor
1
Motica R.I., Popa V. Dreptul comercial român şi dreptul bancar. – Bucureşti: Lumina Lex, 1999, p.406.
96
contractul de credit bancar. Banii împrumutaţi în baza unor altor tipuri de contracte de drept civil nu
pot constitui obiectul material al infracţiunii de încălcare a regulilor de creditare.
În legislaţie şi în doctrină se disting mai multe tipuri de credite.
Astfel, în legislaţie, clasificarea creditelor se face după riscul de nerambursare. În
conformitate cu Hotărârea BNM nr.164 din 22.06.1998 privind aprobarea Regulamentului cu
privire la clasificarea creditelor şi formarea reducerilor pentru pierderi la credite (fondul de risc)1,
orice credit acordat de bancă trebuie inclus în una din următoarele categorii: 1) standard (dacă este
credit la termen şi sunt respectate toate condiţiile contractului de credit); 2) supravegheat (creditul la
care există probleme potenţiale, legate de starea financiară a solicitantului sau de asigurarea
creditului); 3) substandard (există riscul pierderilor mai înalt decât cel obişnuit); 4) dubios (există
probleme care pun la îndoială şi scad posibilitatea rambursării creditului în volum deplin în baza
circumstanţelor, condiţiilor şi valorii de piaţă a asigurării); 5) compromis (la moment creditul nu
poate fi rambursat).
O calificare similară se face în Normele Băncii Naţionale a României, nr.3 din 24.02.1994,
privind clasificarea creditelor şi constituirea provizioanelor specifice de risc2: credit „standard”;
credit „în observaţie”; credit „substandard”; credit „îndoielnic”; credit „pierdere”.
Reieşind din principiul instituţional al solicitantului (debitorului), doctrina clasifică creditele
în: credite acordate persoanelor juridice şi credite acordate persoanelor fizice.3 De exemplu, Banca
Comercială pentru Industrie şi Construcţii „Moldindconbank” SA acordă persoanelor juridice:
credite investiţionale, credite pentru capital circulant, credite overdraf; credite cambiale; credite
documentare etc.; persoanelor fizice: credite pentru procurarea bunurilor şi serviciilor; credite de
trezorerie; credite pentru management; credite pentru procurarea automobilelor etc.4
După destinaţie, creditele se împart în:
– credite legate de o operaţiune determinată şi credite pentru acoperirea nevoilor generale;
– credite pentru finanţarea unor posturi ale bilanţului; credite pentru finanţarea investiţiilor
(pe termen lung sau mediu) sau credite pentru finanţarea operaţiunilor de casierie (pe
termen scurt);
– credite specifice: creditul de consum, creditul pentru comerţ exterior etc.5
Reieşind din durata creditului, creditele se împart în: credite pe termen scurt; credite pe termen
mediu; credite pe termen lung. De exemplu, în cazul Băncii Comerciale „Moldova-Agroindbank”
SA, creditele pe termen scurt sunt cele acordate pe un termen de până la 12 luni; creditele pe termen
1
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1998. – Nr.87-89.
2
Monitorul Oficial al României. – 1994. – Nr.72.
3
Cum să obţii un credit/împrumut de la instituţiile bancare şi nebancare din Republica Moldova. – Chişinău, 2003,
p.14.
4
Servicii corporative. Servicii persoanelor particulare // www.moldindconbank.com
5
Motica R.I., Popa V. Dreptul comercial român şi dreptul bancar, p.406.
97
mediu sunt cele acordate pe un termen de la 1 an la 5 ani; credite pe termen lung sunt cele acordate
pe un termen de peste 5 ani.1
Cu privire la creditele pe termen scurt acordate companiilor care practică activitatea de
întreprinzător, Peter S.Rose nominalizează: creditele autolichidante pentru suplinirea resurselor
marfar-materiale; creditele pentru capitalul circulant; creditele dealer-ilor pentru titlurile de valoare;
creditele pentru comercianţii cu amănuntul; creditele asigurate cu active. 2 Referindu-se la creditele
pe termen lung acordate aceloraşi companii, Rose indică: creditele pentru procurarea utilajului,
materialului rulant, clădirilor, altor edificii; credite de proiect; credite pentru procurarea altor
companii care practică activitatea de întreprinzător.3
Unul dintre cele mai relevante exemple de credite pe termen scurt este creditul overnight. În
conformitate cu Regulamentul BNM din 28.12.2000 privind modul de acordare de către BNM a
creditelor overnight4, creditul overnight este o formă de credit acordat de BNM peste noapte
băncilor autorizate pentru asigurarea efectuării plăţilor acestora, precum şi în scopul menţinerii
rezervelor obligatorii.
După mărime, creditele se divizează în: credite mari, credite medii, credite mici.5 Astfel,
conform Regulamentului BNM nr.3/09 din 1.12.1995 cu privire la creditele mari,6 creditul „mare”
constituie datoria netă la credite a unei persoane sau a unui grup de persoane acţionând în comun,
alcătuind 10% sau mai mult din capitalul normativ total al băncii.
După tipul de valută, creditele se clasifică în: credite în lei moldoveneşti, destinate utilizării în
Republica Moldova sau, după convertire, folosite pentru executarea operaţiunilor de import, credite
în valută, destinate pentru efectuarea numai a operaţiunilor de import.7 Creditele în valută se acordă
de către instituţiile financiare abilitate cu acest drept, în corespundere cu Instrucţiunea BNM,
nr.8/1001 din 2.02.1996 privind ordinea de acordare a creditelor în valută străină.8
În funcţie de modul de asigurare, creditele se împart în: credite neasigurate; credite asigurate.
Creditele neasigurate nu implică nici un fel de garanţie imobiliară sau mobiliară, nici chiar
fidejusiune. Creditele asigurate sunt însoţite de garanţii reale: gaj, ipotecă, depozit bancar etc. sau
de garanţii personale: cauţiune/fidejusiune, garanţie bancară etc.9
După modul de acordare, creditele sunt de două tipuri: credite de compensare; credite pentru
plăţi. În primul caz, creditul este virat către contul de decontare al solicitantului pentru compensarea
1
Credite de consum // www.maib.md/ro/pf5.asp
2
Роуз Питер С. Банковский менеджмент. – Москва: Дело, 1997, р.199.
3
Ibidem.
4
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2001. – Nr.14-15.
5
Банковское дело, p.215.
6
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr.70.
7
Cum să obţii un credit/împrumut de la instituţiile bancare şi nebancare din Republica Moldova, p.15.
8
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1996. – Nr.11-12.
9
Grigoriţă C. Activitate bancară. – Chişinău: Cartier, 2004, p.195.
98
propriilor sale mijloace investite în valorile material-marfare sau în cheltuieli de alt gen. În cel de-al
doilea caz, creditul se îndreaptă direct pentru plata documentelor de decontare, care se prezintă
solicitantului de credit în scopul achitării şi în legătură cu activităţile creditate.1
În dependenţă de metoda de rambursare, creditele se clasifică în: credite rambursate eşalonat
şi credite rambursate o singură dată.2
După caracterul mobilizabil al creditului, creditele se împart în: credite mobilizabile (credite
prin scont); credite nemobilizabile. Un credit este mobilizabil pentru bancă dacă e însoţit de un
instrument care să-i permită să se refinanţeze de la un alt organism bancar, cu alte cuvinte să
împrumute ea însăşi sumele pe care le-a avansat.3
Din această clasificare rezultă o alta. Deşi aceasta nu e specificată în doctrină, ea rezultă din
prevederile legislaţiei. Astfel, în preambulul Regulamentului BNM din 3.02.1995 cu privire la
acordarea de către băncile comerciale a creditelor de consorţiu4 se menţionează că, în scopul
menţinerii solvabilităţii băncilor, reducerii riscului posibil şi pierderilor în cazul insolvabilităţii
debitorilor, în scopul creditării întreprinderilor şi proiectelor de proporţii mari, ce necesită cheltuieli
mari, băncile comerciale pot asocia resursele creditare şi acorda credite de consorţiu.
De aici rezultă că, în funcţie de posibilitatea de asociere a resurselor creditare, creditele se
împart în: credite acordate de o singură instituţie financiară; credite de consorţiu.
O dată ce legiuitorul nu face, în art.239 CP RM, nici o specificare cu privire la creditul
acordat, acesta poate apărea sub orice formă legalmente recunoscută: credit overnight, credit de
consorţiu, credit „mare” şi alte asemenea forme care intră sub incidenţa regulilor de creditare
adoptate de Banca Naţională a Moldovei, Guvern, Parlament şi alte autorităţi publice componente.
În literatura de specialitate este utilizată noţiunea „credit pentru investiţii”.5 După cum
menţionează C.Grigoriţă, aceste credite se acordă pentru:
– amenajarea, transformarea, reutilarea capacităţilor de producţie sau a spaţiilor comerciale;
prestările de servicii, asigurarea cu spaţii proprii ori închiriate în concesiune sau locaţie de
gestiune;
– achiziţionarea unor maşini şi utilaje destinate lucrărilor din agricultură, comerţ, industrie,
transport etc.;
– achiziţionarea animalelor de producţie, reproducţie şi de tracţiune;
1
Банковское дело, p.215-216.
2
Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к главе 22 УК РФ). –
Ростов-на-Дону, 1999, p.115.
3
Motica R.I., Popa V. Dreptul comercial român şi dreptul bancar, p.406.
4
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr.38-39.
5
Grigoriţă C. Activitate bancară, p.189; Банковское дело, p.215; Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономи-
ческой деятельности; p.115.
99
1
Grigoriţă C. Activitate bancară, p.189-190.
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2004. – Nr.64-66.
100
1
Programul de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 „Modernizarea ţării – bunăstarea poporului”
// http://e-gov.moldova.md/moldova(test).nsf
2
Planul de acţiuni UE-Moldova // www.moldova.md
101
activităţi investiţionale care capătă o amploare din ce în ce mai mare în ultimul timp. În acest sens,
este relevant exemplul oferit de S.Gordeicik: „Esenţa companiilor de ipotecare constă în aceea că
ele propun cetăţenilor mijloace băneşti pentru procurarea locuinţelor deja construite. În cazul dat, o
parte din mijloace se alocă de către companie, iar cealaltă parte o investeşte cetăţeanul prin
intermediul companiei. Mijloacele alocate de companie sunt perfectate sub forma unui împrumut cu
dobândă mică, în corespundere cu legea.
În aparenţă, activitatea companiei este legală, chiar foarte utilă pentru societate. Dar esenţa
activităţii acestor companii devine clară atunci când se reuşeşte a răspunde la întrebarea: care este
sursa mijloacelor companiei alocate de ea pentru procurarea locuinţei? Răspunsul este simplu:
aceste mijloace se formează din contul cotizaţiilor persoanelor care se adresează ulterior companiei,
în vederea procurării locuinţelor. Aceasta este nu altceva decât „o „piramidă financiară”, al cărei
final este dinainte cunoscut”.1 În condiţiile crizei acute de spaţiu locativ şi de menţinere a preţurilor
ridicate la locuinţe, tendinţele de promovare în Republica Moldova a unor asemenea scheme
infracţionale este mai mult decât evidentă.
Nu mai puţin necesară este apărarea penală a investiţiilor străine în Republica Moldova, mai
ales a celor care provin din fondurile organismelor economice europene. Din perspectiva obţinerii
de către ţara noastră, în 2007, a statutului de membru-asociat al Uniunii Europene, este imperios ca
până la acest moment să fie deja creat un cadru juridic adecvat având ca obiectiv apărarea penală a
intereselor investiţionale a organismelor comunitare europene. În această privinţă, G.Antoniu
menţionează: „Una din problemele majore cu care se confruntă Uniunea Europeană este aceea a
fraudelor care se comit în dauna bugetului Uniunii, buget definit de experţi ca expresie concretă a
unui veritabil patrimoniu comun al cetăţenilor Uniunii şi ca instrument prin excelenţă al politicii
europene... Gravitatea acestor fapte nu constă numai în atingerea adusă patrimoniului comun al
statelor membre, dar şi în aceea că prezintă un grad impresionant de organizare, integrându-se în
circuitele economice tradiţionale prin intermediul unor scheme complexe şi prin implicarea unui
lung lanţ de intermediari”.2
În concluzie la cele menţionate, recomandăm următorul model de incriminare a faptei de
înşelăciune privitoare la investiţii:
“Articolul 2381. Înşelăciunea privitoare la investiţii
(1) Prezentarea investitorului cu bună-ştiinţă a unor informaţii false cu privire la starea
economico-financiară a persoanei care practică activitatea de întreprinzător, în scopul obţinerii
investiţiilor
1
Гордейчик С. Уголовно-правовая охрана интересов инвесторов // Законность. – 2004. - №3. – Р.38.
2
Antoniu G. Protecţia penală a intereselor financiare ale Comunităţilor Europene // Revista de drept penal. – 2002. –
Nr.2. – P.9-18.
103
1
Cum să obţii un credit/împrumut de la instituţiile bancare şi nebancare din Republica Moldova, p.14.
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr.56-57.
3
Пересмотренный проект конвенции ООН против транснациональной организованной преступности //
www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/4session/4r3r.wpd
104
Într-o opinie apropiată, emisă de Tim S. Campbell, tipurile instituţiilor financiare includ:
băncile comerciale; casele de economii şi consemnaţiuni; băncile de economii mutuale; uniunile de
credit; companiile financiare; companiile de investiţii; companiile de asigurare.1
Alţi autori menţionează că în structura sistemului creditar al ţărilor industriale dezvoltate intră
instituţiile financiar-creditare nebancare specializate, cum ar fi: a) companiile de asigurare care
utilizează cotizaţiile persoanelor asigurate pentru depunerile în titlurile de valoare şi pentru acorda-
rea de împrumuturi pe termen lung; b) fondurile de pensii; c) casele de economii care centralizează
şi transformă în capital împrumutabil capitalul provenit din depunerile diferitelor pături sociale;
d) casele de amanet etc.2
Considerăm că nu toate tipurile de instituţii financiare din cele menţionate mai sus pot fi luate
în consideraţie la determinarea victimei infracţiunilor, legate de creditare, prevăzute de Codul penal
al Republicii Moldova. Aceasta deoarece nu toate intră sub incidenţa conceptului de instituţie
financiară, definit în art.3 al Legii instituţiilor financiare: “persoana juridică ce acceptă depozite sau
echivalente ale acestora netransferabile prin nici un instrument de plată şi care utilizează total sau
parţial aceste mijloace pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc”.
În acelaşi articol se recunoaşte expres că Banca este o instituţie financiară. Dar care sunt insti-
tuţiile financiare nebancare ce pot fi victime ale faptelor prevăzute la art.238 şi 239 CP RM?
În literatura de specialitate din Republica Moldova se susţine că din rândul instituţiilor finan-
ciare nebancare fac parte: lombardurile; asociaţiile de economii şi împrumuturi 3; Corporaţia de
Finanţare Rurală; asociaţiile de economii şi împrumut; “Micro Enterprise Credit (MEC) din
Moldova” SA (actualmente – Compania “Pro-Credit”).4
Aşa cum rezultă din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamen-
tului cu privire la modul de organizare, funcţionare şi licenţiere a activităţii lombardurilor, nr.204
din 28.03.19955, lombardurile acordă împrumuturi cu amanetul obiectelor de uz personal şi casnic.
Conform art.3 al Legii Republicii Moldova privind asociaţiile de economii şi împrumut ale
cetăţenilor, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 18.02.19986, asociaţia de economii şi
împrumut acordă membrilor săi împrumuturi cu destinaţie specială.
Ca şi lombardurile, asociaţiile de economii şi împrumut nu desfăşoară o activitate de creditare.
Ele acordă împrumuturi, şi nu credite. Se preconizează schimbarea statutului asociaţiilor de
economii şi împrumut. Astfel, în Raportul Fondului Monetar Internaţional cu privire la evaluarea
stabilităţii sistemului financiar al Republicii Moldova (14.01.2005) se prevede: „Se dezbate un nou
1
Campbell Tim S. Financial institutions, markets and economic activity. – New-York, 1982, p.256-258.
2
Финансовое и банковское дело. Словарь-справочник, p.116.
3
Burac V. Drept bancar. – Chişinău, 2001, p.180-182.
4
Cum să obţii un credit/împrumut de la instituţiile bancare şi nebancare din Republica Moldova, p.8-9.
5
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr.23.
6
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1998. – Nr.38-39.
105
proiect de Lege a Cooperativelor de Economii şi Credit ce ... pune problema tratării Cooperativelor
de Economii şi Credit drept instituţii financiare nebancare”.1 Însă, la moment, asociaţiile de
economii şi împrumut nu sunt tratate ca atare.
Cât priveşte Compania “Pro-Credit”, activitatea acesteia este direcţionată spre prestarea servi-
ciilor de creditare microîntreprinderilor şi întreprinzătorilor mici.2 Un scop similar îl are Corporaţia
de Finanţare Rurală.
Acordarea de credite este numită şi printre activităţile Fondului pentru susţinerea antrepreno-
riatului şi dezvoltarea micului business (potrivit art.8 al Legii cu privire la susţinerea şi protecţia
micului business). Înseamnă oare aceasta că sus-numitul Fond reprezintă o instituţie financiară? În
practica judiciară răspunsul la această întrebare se dovedeşte a fi unul negativ.
Astfel, J.G. a fost condamnată pentru faptul că, activând ca director al unei întreprinderi
individuale, a solicitat Fondului un credit privilegiat în sumă de 100 000 de lei – pentru susţinerea
antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business. Primind creditul, J.G. l-a folosit contrar
destinaţiei, iar la expirarea termenului nu l-a rambursat Fondului, cauzându-i astfel o daună în sumă
de 150 000 de lei. Instanţa de recurs a casat hotărârile adoptate în cauza lui J.G. cu încetarea
procedurii penale, menţionând că, potrivit Hotărârii Guvernului, nr.659 din 21.10.1993, privind
Fondul pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business3, Fondul se consideră
organizaţie necomercială şi nu este în drept să accepte şi să utilizeze depozite pentru activitate
financiară. Prin urmare, nu putea fi recunoscut drept instituţie financiară.4
În concluzie, numai o instituţie financiare poate acorda credite. Dacă persoana juridică nu are
statut de instituţie financiară, ea acordă nu credite, ci împrumuturi. Deci, se supune unui alt regim
juridic şi nu poate evolua ca victimă a infracţiunii prevăzute la art.238 şi 239 CP RM.
Deci, termenul “credite” este utilizat impropriu în textul Legii cu privire la susţinerea şi
protecţia micului business. Pentru a nu genera erori de calificare juridică, recomandăm substituirea
termenului „credite” prin cel adecvat – “împrumuturi”.
Aşadar, instituţiile financiare se prezintă mai ales sub formă de bănci. Ce înseamnă “bancă”?
Într-o opinie, banca este întreprinderea specializată în primirea de la public, sub forma depozi-
telor sau sub alte forme, a fondurilor pe care le utilizează pe cont propriu în operaţiuni de scont, în
operaţiuni de credit şi în operaţiuni financiare.5 După alţi autori, banca este organizaţia creditară
care are dreptul exclusiv de a efectua în cumul următoarele operaţiuni bancare: atragerea în depozite
1
Fondul Monetar Internaţional. Republica Moldova. Evaluarea stabilităţii sistemului financiar (14.01.2005) //
www.imf.md/press/fssa-rom.pdf
2
Scopul de acreditare // www.mec-moldova.com/index_rom.html
3
Monitorul Parlamentului Republicii Moldova. – 1993. – Nr.10.
4
Decizia CSJ 1ra-39/02 // Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C şi alţii. Codul penal comentat şi adnotat. – Chişinău:
Cartier, 2005, p.363.
5
Rusu Gh. Mic dicţionar explicativ bancar şi financiar cu indici de termeni în limbile română, rusă şi engleză, p.14.
106
a mijloacelor băneşti ale persoanelor fizice şi juridice; plasarea acestor mijloace din numele său şi
pe cont propriu, în condiţii de rambursabilitate, platibilitate şi rambursare în termen; deschiderea şi
gestionarea conturilor bancare ale persoanelor juridice şi fizice.1
Într-o altă viziune, banca este organizaţia creată pentru atragerea mijloacelor băneşti şi
plasarea lor din numele său, în condiţii de rambursabilitate, platibilitate şi rambursare în termen.2
Conform altui punct de vedere, banca este persoana juridică lucrativă, reprezentând o organi-
zaţie comercială, creată pentru efectuarea operaţiunilor bancare, ce activează în baza unei autoriza-
ţii, având o competenţă specială şi constituind unul dintre elementele sistemului bancar.3
În fine, potrivit opiniei expuse de P.Rous, banca este instituţia financiară care propune un
amplu spectru de servicii (ce se referă, înainte de toate, la credite, depozite şi decontări) care
îndeplineşte diverse funcţii financiare în raport cu orice subiect economic.4
De menţionat că toate definiţiile noţiunii de bancă prezentate mai sus se referă, de fapt, la
noţiunea de bancă comercială. În plus, conceptul generic “bancă” include şi noţiunea “Banca
Naţională a Moldovei”.5
Există oare şi definiţii legislative ale noţiunii “bancă” (“bancă comercială”)?
Răspunzând afirmativ la această întrebare, considerăm că, potrivit art.1 din Legea cu privire la
bănci şi activitatea bancară, banca comercială este persoana juridică căreia i se acordă dreptul, în
conformitate cu numita lege şi în baza autorizaţiei eliberate de Banca Naţională a Moldovei, de a
mobiliza mijloace băneşti de la persoane juridice şi fizice şi de a le amplasa în numele său în
condiţii de rambursabilitate, de dobândă şi la scadenţă, precum şi de a efectua alte operaţiuni
bancare.
Deşi Legea cu privire la bănci şi activitatea bancară nu este în vigoare, definiţia de mai sus are
o certă valoare teoretică, facilitând perceperea esenţei noţiunii „bancă comercială” şi suplinind
lacunele definiţiei legislative a acestei noţiuni formulate în Legea instituţiilor financiare (care este
în vigoare): „Instituţia financiară care atrage de la persoanele fizice sau juridice depozite sau
echivalente ale acestora, transferabile prin diferite instrumente de plată, şi care utilizează aceste
mijloace, total sau parţial, pentru a acorda credite sau a face investiţii pe propriul cont şi risc”.
În această definiţie lipseşte un element care este prezent în definiţia din Legea cu privire la
bănci şi activitatea bancară: efectuarea activităţii bancare numai în baza autorizaţiei eliberate de
Banca Naţională a Moldovei.
1
Финансовое и банковское дело. Словарь-справочник, p.13.
2
Банковское дело, p.18.
3
Олейник О.М. Основы банковского права, p.75-76.
4
Роуз Питер С. Банковский менеджмент, p.3-5.
5
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1996. – Nr.59-60.
107
1
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1996. – Nr.59-60.
108
Secţiunea II
1
Brânză S. Infracţiuni contra proprietăţii. - Chişinău: USM, 1999, p.160.
2
Экман П. Психология лжи. – Санкт-Петербург: Питер, 1999, р.23.
109
– dezorientarea, constând în transmiterea informaţiei veridice sau false, care este irelevantă
în situaţia dată, în scopul distragerii atenţiei destinatarului de la esenţa problemei examinate;
– semiadevărul, reprezentând amestecarea informaţiei veridice esenţiale cu informaţia falsă
esenţială. Se utilizează atunci când făptuitorul intenţionează să evite turnura nedorită a evenimen-
telor, când nu există argumente certe, dar este necesar a contesta neapărat oponentul;
– strecurarea unor probe false, făcută discret, fără a provoca suspiciuni, astfel încât destina-
tarul însuşi să ajungă la concluzia favorabilă făptuitorului;
– crearea „realităţii inexistente”, atunci când în jurul victimei se creează o ambianţă de
falsitate, care trebuie să imprime putere de convingere cuvintelor şi acţiunilor făptuitorului;
– mascarea, exprimată în încercarea de a ascunde o informaţie esenţială (veridică sau falsă)
cu ajutorul unei alte informaţii, neesenţiale (veridică sau falsă);
– interpretarea falsă, atunci când se comunică un mare număr de informaţii veridice şi
accesibile verificării, printre care doar o informaţie este falsă. Astfel „ambalată”, informaţia falsă
este mai uşor de inoculat în conştiinţa destinatarului.
Până la urmă, toate formele de înşelăciune, specificate mai sus, au comune anumite trăsături:
– înşelăciunea este un fenomen al comunicării interindividuale mediate sau nemijlocite;
– înşelăciunea are un subiect (făptuitorul) şi un obiect (destinatarul, victima);
– înşelăciunea este realizată conştient şi premeditat;
– scopul înşelăciunii se exprimă în inducerea în eroare a victimei, relativ la circumstanţele
de mare importanţă pentru ea;
– procedeele înşelăciunii constau în mijloacele verbale şi nonverbale de comunicare.
Înşelăciunea are o frecventă prezenţă în sfera relaţiilor economice. După părerea lui A.M.
Iakovlev, înşelăciunea constituie semnul formativ de sistem la determinarea infracţionalităţii în
această sferă, iar lipsa acestui semn face inaplicabilă răspunderea penală în cazul acţiunilor comise
în sfera activităţii economice, indiferent de mărimea venitului obţinut şi a prejudiciului cauzat.1
Suntem de acord cu afirmaţia dată, însă nu în totalitate: nu toate infracţiunile economice presupun
aplicarea indispensabilă a înşelăciunii. Totuşi, în cazul infracţiunilor legate de creditare, latura
obiectivă este de neconceput fără prezenţa înşelăciunii, într-o formă sau alta.
Trebuie de precizat că în cazul infracţiunilor, prevăzute la art.238 şi 239 CP RM, înşelăciunea
nu poate fi atât de variată după conţinut ca înşelăciunea în cazul escrocheriei sau al cauzării
daunelor materiale prin înşelăciune sau abuz de încredere. Sfera activităţii de creditare este detaliat
reglementată de numeroase acte normative. Iată de ce, includerea expresă ori tacită a menţiunii
despre înşelăciune în dispoziţiile incriminatoare, vizând infracţiunile legate de creditare, este, în
1
Яковлев А.М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической деятельности // Госу-
дарство и право. – 1999. - №11. – Р.41-42.
110
ultimă instanţă, condiţionată de conţinutul actelor normative care formează sediul materiei în sfera
activităţii de creditare.
Prezentarea unor informaţii false trebuie privită ca una dintre formele înşelăciunii active. De
menţionat că prezentarea unor informaţii false trebuie confirmată prin probe concludente. Astfel,
într-o speţă se arată că, pentru a dovedi prezentarea de către făptuitor a unei scrisori de garanţie
false în scopul primirii creditului, era necesară dispunerea efectuării unei expertize grafologice.
Aceasta însă nu a fost efectuată în cadrul urmăririi penale. Respectiv, nu există probe care ar
demonstra că documentul menţionat este fals. În rezultat, persoana căreia i se incrimina dezafecta-
rea creditului (art.1553 CP RM din 1961) a fost achitată.1
Conţinutul înşelăciunii în cazul dobândirii creditului prin înşelăciune are un alt aspect decât
conţinutul înşelăciunii în cazul escrocheriei (art.190 CP RM) şi al cauzării daunelor materiale prin
înşelăciune sau abuz de încredere (art.196 CP RM). Astfel, în primul caz conţinutul înşelăciunii este
limitat prin:
– informaţii şi
– forma activă a înşelăciunii.
Astfel, sub incidenţa art.238 CP RM nu pot nimeri acţiunile înşelătoare mărturisind despre
bunăstarea economico-financiară pretinsă a solicitantului de credite. De asemenea, spre deosebire
de norma similară din legea penală bielorusă, art.238 CP RM nu prevede răspunderea pentru
înşelăciunea în forma pasivă care ar sta la baza dobândirii unui credit.
Considerăm că în art.238 CP RM ar trebui să fie prevăzută răspunderea pentru dobândirea
prin înşelăciune a creditului, îmbrăcând forma inacţiunii, atunci când, din cauza „nesăvârşirii unor
acţiuni juridiceşte obligatorii, obiectiv necesare şi realmente posibile”2, nu s-a împiedicat sau nu s-a
înlăturat desfăşurarea unor procese de natură să provoace nerambursarea creditului.
Într-adevăr, analizând dispoziţia art.238 CP RM, observăm că aceasta nu prevede situaţia
când făptuitorul are iniţial intenţia de a rambursa creditul, însă, după obţinerea creditului, această
intenţie conformă cu legea se transformă în una frauduloasă – de a nu rambursa creditul. În scopul
obţinerii creditului, făptuitorul prezintă instituţiei financiare informaţii veridice, dar, ulterior,
intervin anumiţi factori care îl fac pe făptuitor să conştientizeze că rambursarea creditului poate
deveni imposibilă. Deşi făptuitorului urmează a-i fi alocate următoarele tranşe din creditul solicitat,
el totuşi omite să înştiinţeze instituţia financiară despre pericolul real al nerambursării. Putem
remarca faptul că gradul prejudiciabil al unei asemenea fapte, comise prin inacţiune (care deocam-
1
Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.1r/a-20/2002 din 16.05.2002 //
Moldinfolex.
2
Бойко А.И. Преступное бездействие. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2003, p.118.
111
dată nu a nimerit în vizorul legii penale a Republicii Moldova), este nu mai redus decât cel al faptei
(comise prin acţiune) prevăzute la art.238 CP RM.
În cazul formei active de conduită infracţională, pericolul social este generat de însăşi acţiu-
nea respectivă. Iar în cazul inacţiunii, obligaţia făptuitorului de a acţiona apare mai târziu decât
pericolul atingerii infracţionale. Totuşi, persoana obligată să acţioneze, preîntâmpinând prin aceasta
agravarea pericolului, apare „pe scenă” mai târziu decât pericolul. Inacţiunea acestei persoane nu
creează pericolul atingerii infracţionale, dar nici nu preîntâmpină amplificarea acestuia. Anume
comportamentul activ al persoanei, exprimat în executarea acţiunii necesare, are rolul de factor de
consolidare a sistemului de valori şi relaţii sociale, fără de care acest sistem devine vulnerabil
pentru agenţii periclitanţi externi.
Dar neîndeplinirea nu a oricărei obligaţii trebuie să determine stabilirea răspunderii penale
pentru inacţiune. Susceptibilă de răspundere penală poate fi doar acea neexecutare a obligaţiei care
poate influenţa esenţial asupra sistemului de valori şi relaţii sociale.1 În mod regretabil, în legea
penală a Republicii Moldova nu se conţine o normă similară cu art.11 din Codul penal al Spaniei
din 19922: „Crimele şi delictele se săvârşesc pe calea inacţiunii, când neexecutarea unei obligaţii
juridice speciale, incumbate făptuitorului, se echivalează de lege cu executarea infracţiunii.
Inacţiunea se echivalează cu acţiunea când: a) există o obligaţie specială de a acţiona, decurgând din
lege sau contract; b) făptuitorul, prin acţiunea sau inacţiunea sa anterioară, a supus pericolului
dreptul juridiceşte protejat”.
Sunt oare îndeplinite aceste condiţii în ipoteza omisiunii de înştiinţare a creditorului despre
apariţia unor circumstanţe care pot face imposibilă rambursarea creditului? Răspunzând la această
întrebare, reproducem opinia lui A.Kasianik, care referindu-se la inacţiunea descrisă în art.237 al
Codului penal bielorus, menţionează: „Înşelăciunea pasivă constă în trecerea sub tăcere a adevăru-
lui, în necomunicarea unor date despre anumite fapte sau circumstanţe a căror producere modifică
substanţial condiţiile şi conţinutul raportului juridic ce s-a născut anterior în temeiuri perfect
legale... Conţinutul înşelăciunii îl formează circumstanţele care determină sistarea creditării:
schimbările în situaţia economică a solicitantului de credit; informaţiile cu privire la vânzarea de
către solicitantul de credite a bunurilor gajate; cazurile de neîndeplinire de către antreprenor a
volumului convenit de lucrări de reconstrucţie, finanţate etapizat din contul creditului; neexecutarea
contractului care a servit ca fundament pentru acordarea creditului; datele despre schimbarea
nivelului de rentabilitate a activităţii creditate etc.”.3
1
Князьков М., Леонтьевский В., Лобанова Л. О сущности преступного бездействия и законодательной
регламентации основания уголовной ответственности за него // Уголовное право. – 2005. - №1. – Р.35-37.
2
Уголовный кодекс Испании / Под ред. А.И. Бойцова. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002.
3
Касьяник А. Объективная сторона выманивания кредита или дотаций // Судовы весник. – 2002. - №2. – P.25.
112
Aşadar, făptuitorul are o obligaţie specială de a acţiona prin a comunica creditorului despre
apariţia circumstanţelor care pot duce la nerambursarea creditului. Această obligaţie de a acţiona
decurge din contractul de credit şi, implicit, din actele normative care reglementează activitatea de
creditare. Fiind conştient că executarea obligaţiei date ar putea duce la sistarea creditului,
răsfrângându-se negativ asupra intereselor lui personale, făptuitorul decide să nu comunice
creditorului despre circumstanţele negative amintite. În acest fel, făptuitorul supune, prin inacţiunea
sa, pericolului interesele instituţiei financiare care i-a acordat creditul. Mai mult, neexecutarea de
către făptuitor a obligaţiei ce i se incumbă influenţează esenţial asupra sistemului de valori şi relaţii
sociale legate de activitatea de creditare. Ceea ce condiţionează stabilirea răspunderii penale pentru
inacţiunea analizată.
În concluzie la cele sus-menţionate, recomandăm ca în dispoziţia art.238 CP RM, după
cuvintele „condiţii avantajoase”, să fie introdusă următoarea sintagmă: „fie omiterea comunicării
către instituţia financiară a unor informaţii despre circumstanţele care pot îngreuna esenţial posibi-
litatea de rambursare a creditului”. Această completare a legii penale ar spori mult eficienţa apărării
penale a relaţiilor sociale legate de creditare.
Revenind la caracterizarea trăsăturilor de lege lata a laturii obiective a infracţiunii de la
art.238 CP RM, consemnăm că, după A.M. Pleşakov, prezentarea de informaţii înseamnă adresarea
sau altă transmitere (înmânare) a documentelor către bancă sau altă instituţie creditară prin orice
metodă: prin poştă, telegraf, prin curier etc. şi fixarea faptului primirii legale anume a acestor
documente1. Majoritatea autorilor consideră că informaţia, prezentată băncii, trebuie să fie fixată pe
hârtie (anterior, am prezentat argumente în favoarea interpretării mai largi a noţiunii de document,
considerând că acesta poate avea un suport şi de alt gen: magnetic, optic etc.). Se arată că
informaţiile date trebuie să fie oficiale, documentate, să creeze măcar aparenţa veridicităţii lor, în
stare să inducă în eroare instituţia creditară. Nu pot constitui astfel de informaţii datele care nu au
perfectarea corespunzătoare: datele verbale, asigurările personale etc.2
Documentele conţinând informaţiile prezentate pentru obţinerea creditului trebuie să fie
perfectate în modul prevăzut de lege, să conţină toate indicaţiile necesare şi semnăturile decidenţilor
corespunzători. Momentul aducerii informaţiilor la cunoştinţa persoanelor, care adoptă decizia cu
privire la acordarea creditului, poate fi stabilit de normele juridico-civile care reglementează
încheierea unui contract.
1
Плешаков А.М. Уголовная ответственность за незаконное получение кредита и меры по его предупреждению
в банковской практике // Законодательство и экономика. -1997. - №3-4. - P.22.
2
Козаченко И., Васильева Я. Незаконное получение кредита // Российская юстиция. - №11. - P.32-35.
113
În opinia lui A.A. Sapojkov, informaţiile false se pot conţine şi în alte documente, care, deşi
nu au statutul de documente oficiale, provin totuşi de la solicitantul de credite şi au importanţă
pentru adoptarea hotărârii de acordare a creditului.1
Deşi falsificarea documentelor nu constituie semnul obligatoriu al laturii obiective a
infracţiunii de dobândire a creditului prin înşelăciune, nu putem ignora că această faptă reprezintă
premisa, în a cărei lipsă este de neconceput prezentarea unor informaţii false în scopul obţinerii unui
credit, sau majorării proporţiei acestuia, fie obţinerii unui credit în condiţii avantajoase.
Analizând esenţa falsificării documentelor, menţionăm că alegerea procedeului de falsificare
este condiţionată de prezenţa la făptuitor a materialelor corespunzătoare şi a utilajului necesar,
precum şi de aptitudinile lui profesionale şi experienţa criminală. Procedeul concret de falsificare nu
poate influenţa asupra calificării faptei, dar trebuie luat în consideraţie la individualizarea pedepsei.
Desenarea este cel mai rudimentar procedeu de falsificare a documentelor, care se
caracterizează prin variabilitatea sporită în reprezentarea formelor geometrice şi a caracteristicilor
lor de tonalitate. Chiar şi cele mai perfecte imitaţii, executate prin desenare, au indicii izbitoare care
le deosebesc de documentele autentice: lipsa unor elemente ale documentului sau realizarea lor
simplificată; reprezentarea distorsionată a gamei cromatice; existenţa unor erori ortografice;
inexactităţi în dispunerea reciprocă a elementelor documentului; utilizarea unor materiale
inadecvate (creioane, cariocă, vopsele artistice etc.).
În ce priveşte specificul falsificării documentelor la ziua de azi, e de consemnat predominarea
procedeelor automatizate de falsificare a acestora. Astfel, falsurile, executate cu ajutorul
dispozitivelor reprografice digitale, formează cea mai mare parte din volumul documentelor
falsificate. Aceasta deoarece tehnologia falsificării reprografice a documentelor este relativ simplă:
mai întâi se scanează recto şi verso ale originalului, iar apoi imaginile acestora sunt translate pe
hârtie cu ajutorul imprimantei.
Alt procedeu automatizat de falsificare a documentelor constă în folosirea dispozitivelor de
copiere electrofotografice color. Avantajul acestui procedeu se exprimă în posibilitatea atingerii
unei asemănări mari cu originalul, din punctul de vedere al criteriilor topografice şi reproducerii
gamei de culori. Totuşi, asemenea falsuri nu sunt greu de depistat, deoarece presupun utilizarea
unor materiale speciale (de exemplu, a hârtiei hidrofobe având un strat de fotoemulsie).
În rândul procedeelor automatizate de falsificare, cel poligrafic denotă cea mai sporită
periculozitate socială a făptuitorului. Considerentul fiind că utilizarea acestui procedeu permite
obţinerea unui tiraj înalt. De asemenea, procedeul poligrafic permite apropierea la maximum a
calităţii imaginii imitaţiei de original, ceea ce face dificilă identificarea unei astfel de imitaţii.
1
Сапожков А.А. Кредитные преступления. - Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2002, p.66.
114
vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false” din
Codul penal. Deoarece art.238 CP RM prevede răspunderea pentru prezentarea unor informaţii
false, art.361 CP RM, ca normă generală, nu poate fi aplicat. Or, în acest caz, prezentarea unor
documente false apare ca un caz special de folosire a acestor documente. Însă, acţiunile de
falsificare a documentelor oficiale nu se includ în fapta de prezentare (folosire) a acestora. Iată de
ce, în situaţia dată, cele săvârşite trebuie calificate conform regulilor concursului real de infracţiuni:
art.238, pe de o parte, şi art.332 sau 361 CP RM, pe de altă parte.
Trebuie de menţionat că procesul de creditare este legat de acţiunea unor factori multiformi de
risc, care pot să conducă la nerambursarea creditului în termen. În cazul acordării creditului, se iau
în consideraţie şi se evaluează astfel de circumstanţe ca: starea financiară; calitatea asigurării
plăţilor; istoria creditară; circulaţia în conturi; alţi factori cu caracter obiectiv şi subiectiv. În baza
acestor date se poate stabili dacă solicitantul de credit este sau nu capabil să-şi execute – în termen
şi în volum deplin – obligaţiunile ce rezultă din contractul de credit bancar. Este de la sine înţeles că
aceste obligaţiuni nu vor fi executate în cazul prezentării cu bună-ştiinţă a unor informaţii false în
scopul obţinerii unui credit sau majorării proporţiei acestuia, fie al obţinerii unui credit în condiţii
avantajoase. De aceea, pentru prevenirea dobândirii creditului prin înşelăciune, banca se
interesează, înainte de toate, de factorii subiectivi care denotă un grad de risc sporit pentru acor-
darea creditului. De exemplu, extrem de alarmantă pentru bancă trebuie să fie informaţia despre
prezentarea băncii a unor dări de seamă falsificate sau a datelor cu privire la stabilirea controlului de
către structurile criminale asupra întreprinderii care solicită creditul.
Deoarece esenţa acţiunilor înşelării în cazul dobândirii creditului se exprimă în prezentarea
documentelor conţinând informaţii false, este necesar ca în instrucţiunile privind acordarea creditu-
lui să fie prevăzută obligaţia inspectorului creditar de a fixa oficial însuşi faptul parvenirii legale a
oricăror documente prezentate de solicitantul de credite.
La completarea dosarului de creditare, se întocmeşte, de regulă, ancheta solicitantului, în care
se includ datele cu privire la: întreprinderea solicitantă, fondatorii şi conducătorii acesteia; creditul
solicitat; asigurarea creditului etc. Această anchetă poate fi utilă în cazul descoperirii înşelăciunii. În
situaţia sesizării organelor de drept, ea ar conţine informaţia obligatorie pentru pornirea procesului
penal. În anchetă ar putea fi fixată următoarea prevedere formalizată: „Toate documentele prezen-
tate băncii, precum şi cele care vor fi prezentate în viitor, conţin şi vor conţine date veridice despre
situaţia economico-financiară a întreprinderii”, prevedere care ar fi confirmată prin semnătura
conducătorului întreprinderii care solicită credite.
În cazul dat, ar fi fixat faptul cunoaşterii incontestabile a conţinutului documentelor prezen-
tate, inclusiv în sensul necorespunderii lor realităţii. În afară de efectul de prevenţie, o astfel de
116
anchetă ar putea servi ca probă a manifestării de intenţie de către solicitantul de credite. În acest fel,
s-ar neutraliza eventualele argumente ale apărătorului în proces, care ar invoca lipsa de competenţă
a solicitantului de credite, neglijenţa colaboratorilor, propria imprudenţă a solicitantului etc.
Pentru eficientizarea prevenirii dobândirii creditului prin înşelăciune este necesar a cunoaşte
metodele şi procedeele de bază, pe care solicitantul de rea-credinţă ar putea să le utilizeze pentru
obţinerea rezultatului infracţional.
Unul dintre aceste procedee constă în crearea unei întreprinderi fictive, adică în înregistrarea
formală a întreprinderii, fără intenţia de a desfăşura activitatea de întreprinzător. În acest caz, în
mod incontestabil, se prezintă informaţia despre circumstanţele care se referă la starea economico-
financiară a întreprinderii (adică la ansamblul de date ce caracterizează: gestionarea de către întrep-
rindere a activităţii economice; latura productivă a acestei activităţi; forma organizatorico-juridică a
întreprinderii; numărul de lucrători; apartenenţa ramurală a întreprinderii (se are în vedere ramura
economiei naţionale)1). De aceea, solicitantul de rea-credinţă trebuie să poartă răspundere nu doar
conform art.238 CP RM, dar şi potrivit art.242 CP RM „Pseudoactivitatea de întreprinzător”.
În cazul utilizării unui asemenea procedeu, pot fi aplicate metode dintre cele mai variate:
înregistrarea întreprinderii pe numele unor persoane fizice inventate sau lipsite de personalitate;
numirea la posturile de conducere a unor persoane incompetente, care suferă de boli psihice sau
care au antecedente penale. De asemenea, ca metode frecvente la crearea unei întreprinderi fictive
apar: înregistrarea întreprinderii la o adresă falsă sau în baza unor documente nevalabile sau
sustrase, fie prin încălcarea legii cu ajutorul persoanelor cu funcţie de răspundere ori prin
refolosirea documentelor unor întreprinderi lichidate etc.2
Nu putem încheia analiza laturii obiective a infracţiunii, prevăzute la art.238 CP RM, fără a
examina problema urmărilor prejudiciabile care pot fi produse prin dobândirea creditului prin
înşelăciune. În context, este relevant exemplul din practica judiciară, când, în urma dobândirii
creditului prin înşelăciune, victimei i se cauzează un prejudiciu: “Prezentarea unei scrisori de
garanţie de către R.L. în numele firmei “Baghira”, solicitată de bancă şi care s-a dovedit a fi falsă, şi
primirea ulterioară a unui credit în sumă de 56 mii de lei se consideră dobândire a creditului prin
înşelăciune”.3 În cazul dat, producerea prejudiciului nu are ca efect calificarea suplimentară. Este
suficientă calificarea conform art.238 CP RM. Este adevărat că, în contextul legii penale a
Republicii Moldova, conform căreia infracţiunea, prevăzută la art.238 CP RM, este o infracţiune
formală, problema enunţată nu are o semnificaţie majoră la calificarea faptei. Totuşi, stabilirea
1
Тосунян Г.А. Рецензия на книгу В.Д. Ларичева «Злоупотребления в сфере банковского кредитования.
Методика их предупреждения» // Государство и право. – 1998. – №10. – P.124.
2
Prodan S. Particularităţile laturii obiective a infracţiunii prevăzute la art.238 CP RM // Analele Ştiinţifice ale USM.
Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol.I. – Chişinău: CEP USM, 2005, p.369-371.
3
Decizia CSJ 1ra-20/02 // Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. şi alţii. Codul penal comentat şi adnotat, p.361.
117
1
Уголовный кодекс Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Отв. ред. В.М. Лебедев. –
Варшава, 1997, c.340.
2
Российское уголовное право. Часть Особенная / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – Москва, 1997, р.190.
3
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко. – Москва, 1996, р.288.
4
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – Москва, 1998, p.95-97.
5
Горелов А. Статья 165 УК РФ как норма, обеспечивающая охрану интересов кредиторов // Уголовное право. –
2004. – №2. – P.21-22.
118
mâinile unei singure persoane sau ale unui grup de persoane care acţionau de comun acord”. 1
Dezvoltând ideea, T.Tofan arată că, de exemplu, doar în perioada 1995-1996 BCA „Bancosind” a
acordat credite, contra unor garanţii fictive, în sumă de 22 mln. lei.2
În acest context, considerăm că în alineatul (1) trebuie să fie menţinută construcţia formală a
infracţiunii, în maniera textului de lege lata din norma respectivă. Menţinerea acestei construcţii,
dictată de considerente de prevenţie specială şi generală, este argumentată de V.Stati.3 Pe plan
juridico-comparativ, trebuie de asemenea de menţionat că, în legile penale ale mai multor state
construcţia infarcţiunilor similare este formală (§152 CP al Austriei, §265b CP al Germaniei,
art.297 CP al Poloniei, §254 CP al Bulgariei, art.237 CP al Bielorusiei, art.222 CP al Ucrainei etc.).
Doar în legea penală a Federaţiei Ruse şi a încă unor state construcţia infracţiunii similare este
materială, presupunând producerea obligatorie a daunelor în proporţii mari. Această concepere a
construcţiei infracţiunii de obţinere a creditului prin înşelăciune (art.176 CP FR) a fost criticată pe
bună dreptate de D.Kuzneţov.4
Alţi autori nu s-au limitat doar la critică, dar au propus şi soluţii de optimizare a conceperii
tehnico-legislative a normei cu privire la obţinerea ilegală a creditului. Astfel, A.G. Korciaghin 5 şi
V.I. Tiunin6 recomandă, în cazul unor infracţiuni economice, să fie exclusă menţiunea despre
daunele în proporţii mari din varianta-tip a acestor infracţiuni. În afară de aceasta, V.I. Tiunin pro-
pune ca prejudiciul sub forma daunelor în proporţii mari să fie luat în consideraţie ca circumstanţă
care agravează răspunderea penală.7
Susţinând opinia lui V.I. Tiunin, considerăm că art.238 CP RM ar trebui să fie completat cu
alineatul (2), a cărui dispoziţie ar avea următorul conţinut: “Aceeaşi faptă, dacă a fost urmată de
obţinerea creditului şi a cauzat instituţiei financiare daune în proporţii mari”. Astfel, s-ar efectua o
mai bună diferenţiere a făptuitorilor în funcţie de gradul de periculozitate socială. Persoana, care
doar a prezentat informaţii false, însă nu a obţinut creditul şi nu a cauzat daunele în proporţii mari,
trebuie să beneficieze de un tratament juridic mai atenuat decât persoana care a cauzat astfel de
daune ca urmare a obţinerii creditului. În primul caz, a fost preîntâmpinată producerea daunelor în
1
Камерзан М. История обманутых вкладчиков не должна повториться //
http://www.nm.md/daily/article/2002/01/24/0201.html
2
Тофан Т. Синдром безнаказанности, или о том, почему у нас банковские махинаторы не получают то, что
заслуживают // Деловая газета. – 12 июля 2002, p.2.
3
Stati V. Problema concordanţei dintre necesităţile sociale şi modul de apreciere de către legiuitor a pericolului social al
infracţiunii prevăzute la art.238 CP RM // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol.I. –
Chişinăi: CEP USM, 2004, p.322-328.
4
Кузнецов Д. Некоторые вопросы совершенствования уголовно-правовой защиты прав кредиторов (сравни-
тельно-правовой аспект) // Закон и право. – 2003. – №6. – P.34.
5
Корчагин А.Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность. – Владивосток, 2001, p.21.
6
Тюнин В.И. Некоторые аспекты толкования, применения и совершенствования уголовного законодательства,
охраняющего отношения в сфере экономической деятельности. – Санкт-Петербург, 2001, p.110.
7
Ibidem.
120
proporţii mari. În cel de-al doilea caz, daunele respective s-au produs, daune care pot fi irecupe-
rabile (constând în dobânzile sau comisioanele neachitate).
Completarea dispoziţiei art.238 CP RM cu alineatul (2) ar produce, inevitabil, anumite reper-
cusiuni în planul corelaţiei dintre sancţiunile celor două alineate ale articolului dat. Astfel, în opinia
întemeiată a unor autori, legiuitorul trebuie să excludă posibilitatea aplicării, pentru varianta agra-
vată a infracţiunii, a unei pedepse care să fie mai mică sau egală după gravitate decât pedeapsa
pentru varianta-tip a aceleiaşi infracţiuni.1
Deoarece adoptarea alin.(2) art.238 CP RM ar determina o decompensare a gravităţii faptei de
la alin.(1) art.238 CP RM, propunem atenuarea pedepsei prevăzute în cazul variantei-tip a
infracţiunii respective. Astfel, conform legii în vigoare, pentru fapta, prevăzută la art.238 CP RM,
se prevede pedeapsa cu amendă în mărime de la 1500 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închi-
soare de la 6 la 12 ani. Recomandăm ca sancţiunea pentru proiectatul alineat (1) art.238 CP RM să
aibă următorul conţinut: “se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1000 la 2500 unităţi convenţio-
nale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani”. În acelaşi timp, propunem ca sancţiunea de la alin.(2)
art.238 CP RM să aibă următorul conţinut: “se pedepseşte cu amendă în mărime de la 2500 la 4000
unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 6 la 12 ani”.
Latura obiectivă a infracţiunii, prevăzute la art.239 CP RM, se exprimă în acţiunea prejudi-
ciabilă de acordare a unui credit, însoţită de acţiunea sau inacţiunea prejudiciabilă de încălcare a
regulilor de creditare, care a cauzat urmările prejudiciabile sub forma daunelor în proporţii mari. De
asemenea, latura obiectivă a infracţiunii date include legătura de cauzalitate dintre fapta prejudicia-
bilă şi urmările prejudiciabile.
Înainte de toate, ne vom referi la prima componentă a faptei prejudiciabile – acţiunea de
acordare a unui credit.
În literatura de specialitate este exprimată opinia, conform căreia “prin acordare de credit se
înţelege orice eliberare a mijloacelor băneşti persoanei, cu condiţia rambursării acestora, a plăţii
dobânzilor sau a altor plăţi pentru folosirea acestor mijloace”.2 Considerăm imprecisă această
definiţie. Mijloace băneşti pot fi eliberate şi în baza contractului de împrumut, cu condiţia rambur-
sării acestora, precum şi a plăţii dobânzii. Astfel, conform art.867 CC RM, prin contractul de
împrumut o parte (împrumutătorul) se obligă să dea în proprietate celeilalte părţi (împrumutatului)
bani sau alte bunuri fungibile, iar aceasta se obligă să restituie banii în aceeaşi sumă sau bunuri de
acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost date. Potrivit art.869
1
Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика.
– Москва, 2000, p.362; Бокова И. Проблемы технико-юридического конструирования верхних и нижних пре-
делов наказаний в санкциях статей главы 22 УК РФ // Уголовное право. – 2003. - №2. – P.15-17.
2
Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. şi alţii. Codul penal comentat şi adnotat, p.362.
121
CC RM, în baza contractului de împrumut, părţile pot prevedea şi plata unei dobânzi, care trebuie să
se afle într-o relaţie rezonabilă cu rata de refinanţare a Băncii Naţionale a Moldovei.
De menţionat că contractul de împrumut şi contractul de credit bancar se supun unor regimuri
reglementare diferite. Este adevărat, că la alin.(3) art.1236 CC RM se prevede: “Faţă de contractul
de credit bancar se aplică prevederile referitoare la contractul de împrumut în măsura în care
regulile prezentului capitol (se are în vedere Capitolul XXIV “Contractele şi operaţiunile bancare”
din Titlul III al Cărţii a treia a Codului civil – n.a.) nu prevăd altfel sau din esenţa contractului de
credit bancar nu reiese contrariul”.
Însă, din faptul că normele, care reglementează contractul de împrumut, pot fi aplicate şi la
reglementarea contractului de credit bancar nu rezultă echipolenţa noţiunilor „contractul de împru-
mut” şi „contractul de credit bancar”. Iată de ce, prin acordare de credit poate fi înţeleasă nu orice
eliberare a mijloacelor băneşti, cu condiţia rambursării acestora, a plăţii dobânzii sau a altor plăţi
pentru folosirea acestor mijloace.
Mult mai exactă este o altă definiţie a noţiunii „acordarea unui credit”. Conform acesteia,
acţiunea de acordare a unui credit constă în „executarea efectivă de către creditor (instituţia finan-
ciară) a obligaţiei contractuale de punere la dispoziţia debitorului (solicitantului de credit) a unei
sume de bani, formând creditul”.1 Avantajul acestei definiţii constă în faptul că ea este întru totul
conformă cu prevederile noţiunii de credit bancar, definite în alin.(1) art.1236 CC RM. Mai mult, în
ea se pune, absolut corect, accentul pe acea parte a raportului juridic contractual, care priveşte credi-
torul (instituţia financiară). Adică, se relevă tocmai esenţa noţiunii de acordare a unui credit.
Acordarea unui credit se realizează în baza unor norme care decurg din principiile politicii de
creditare a instituţiei financiare respective. Creditul trebuie să fie acordat în termenele şi în forma
stabilită în contract. Respectarea întocmai a clauzelor contractului permite instituţiei financiare
menţinerea creditării la un nivel standard, asigurându-şi în acest fel încasarea sumei de bază a
creditului şi a plăţilor aferente acestuia.
De regulă, creditul este pus la dispoziţia solicitantului acestuia în contul de disponibilitate,
prin efectuarea de plăţi în numerar sau prin virament. Persoanelor juridice, creditul li se acordă prin
transferul de mijloace băneşti în contul curent. În cazuri excepţionale, creditul se eliberează în
numerar, la prezentarea cecului de numerar. Persoanelor fizice, creditul li se acordă în numerar sau
pe calea utilizării cardurilor bancare.
Creditul se consideră acordat din momentul trecerii acestuia pe contul solicitantului sau din
momentul îndreptării lui nemijlocite spre achitarea documentelor de decontare prezentate.2
1
Brînză S., Ulianovschi X., Stati V. şi alţii. Drept penal. Partea Specială. – Chişinău: Cartier, 2005, p.428.
2
Уголовное право России. Часть Особенная / Под ред. А.И. Рарога, р.184.
122
Concluziile tuturor celor trei subdiviziuni specificate mai sus sunt transmise în secţia de
creditare. În atribuţiile acesteia intră verificarea şi analiza activităţii economico-financiare a solici-
tantului de credit. În acest scop, lucrătorul secţiei de creditare analizează documentele contabile ale
solicitantului de credit, fundamentarea tehnico-economică a solicitării creditului, precum şi alte
documente necesare. În baza propriei verificări şi a concluziilor parvenite de la alte subdiviziuni
abilitate ale instituţiei financiare, secţia de creditare pregăteşte concluzia sa. Aceasta poate fi
pozitivă sau negativă.
În cazul în care concluzia dată este pozitivă, problema acordării creditului este transmisă spre
examinare comitetului special de credit (CSC) din cadrul instituţiei financiare. În scopul reglemen-
tării activităţii la această etapă, multe instituţii financiare elaborează Regulamentul de activitate a
CSC. La şedinţa CSC sunt prezenţi: conducătorul instituţiei financiare; persoanele responsabile
pentru acordarea creditului; locţiitorii acestora; contabilul-şef; conducătorii sau reprezentanţii
împuterniciţi ai subdiviziunilor juridice, de gestionare a riscurilor, ai serviciului de securitate şi ai
secţiei de creditare; persoana responsabilă pentru întocmirea procesului-verbal al şedinţei CSC.
Şedinţa debutează cu raportul lucrătorului CSC, care exercită colectarea şi verificarea documentelor
solicitantului de credit. După aceasta se audiază concluziile subdiviziunii juridice şi ale serviciului
de securitate, cu privire la rezultatele verificării efectuate. În baza acestor informaţii, membrii CSC
se pronunţă asupra tipului de credit, mărimii acestuia, termenelor de rambursare, asupra dobânzii.
Decizia este adoptată cu votul deschis al tuturor membrilor CSC prezenţi în şedinţă. Datele despre
deliberare şi decizia adoptată se consemnează în procesul-verbal al şedinţei şi se semnează de toţi
membrii prezenţi ai CSC. În cazuri excepţionale, la şedinţa CSC pot fi invitaţi conducătorul şi
contabilul-şef din partea solicitantului de credit. Aceştia oferă membrilor CSC informaţii suplimen-
tare, informaţii care se referă la însuşi solicitantul de credit, la starea financiară a acestuia, la
oportunitatea obţinerii sumei de credit solicitate, la modul de rambursare a creditului, la asigurarea
creditului şi la plăţile aferente acestuia.
Credibilitatea datelor financiare şi managementul fluxului de mijloace creditare depind de
capacitatea managerului. Managementul corect şi prudent al activităţii de creditare a unei instituţii
financiare necesită stabilirea şi menţinerea unor structuri organizaţionale şi politici de creditare
împreună cu procedeele de evaluare a riscului, monitoringul şi controlul, care au scopul de a asigura
promovarea acestei politici în practica operaţională, de a proteja activele instituţiei financiare şi de a
obţine un profit, în acelaşi timp luându-se în consideraţie securitatea depozitelor clienţilor,
pregătirea profesională specifică, experienţa şi corectitudinea personalului.1
1
Teleucă A. Managementul operaţiunilor de creditare // Revista Naţională de Drept. – 2005. - Nr.9. – P.64-66.
124
1
Brînză S., Ulianovschi X., Stati V. şi alţii. Drept penal. Partea Specială, p.429.
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1995. - Nr.67.
3
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1996. - Nr.22.
4
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1996. - Nr.83.
5
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1997. - Nr.86-87.
6
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1998. - Nr.87-89.
125
creditele „mari”1; Hotărârea Parlamentului nr.402 din 26.07.2001 pentru aprobarea Regulamentului
privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului de subvenţionare şi stimulare a creditării de către
băncile comerciale a agenţilor economici producători de producţie agricolă2; Hotărârea Parlamen-
tului nr.606 din 2.11.2001 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a
Fondului de garanţie al Ministerului Învăţământului pentru acordarea de credite preferenţiale pe
termen lung unor categorii de tineri studioşi3 etc.
Actele normative subordonate legii, care cuprind reguli de creditare, pot fi şi de caracter local.
Astfel, instituţia financiară sau chiar CSC elaborează acte ce reglementează procedura de creditare.
Aceste acte includ, de regulă, norme privitoare la: specificul acordării anumitor tipuri de credit şi al
efectuării anumitor operaţiuni (a analizei documentelor solicitantului de credit, a perfectării docu-
mentaţiei de credit, a determinării termenelor de creditare etc.); ordinea de acordare a creditului
(incluzând ordinea de adoptare a deciziei de acordare a creditului şi de perfectare a documentaţiei
de credit, precum şi ordinea executării acţiunilor de către subdiviziunile abilitate ale instituţiei
financiare, după perfectarea documentaţiei de credit); ordinea executării acţiunilor subdiviziunilor
instituţiei financiare, cu privire la monitorizarea executării clauzelor contractului de credit bancar.
Acordarea creditului cu încălcarea regulilor de creditare poate adopta următoarele modalităţi
faptice:
– acordarea de credite fictive;
– acordarea de credite neasigurate unor întreprinderi în care decidenţii pentru acordarea
creditului au un interes financiar;
– acordarea de credite în lipsa unei garanţii adecvate şi lichide (dacă nu este vorba de aşa-
numitul „credit fără gaj”);
– acordarea de credite cu prolongarea neîntemeiată a termenelor de creditare;
– acordarea de credite cu reducerea nejustificată a dobânzii şi a altor plăţi aferente creditului;
– acordarea de credite preferenţiale unor persoane care nu au dreptul să le obţină etc.
În literatura de specialitate este descris următorul exemplu de acordare a creditului cu
încălcarea regulilor de creditare: „Conducătorul instituţiei financiare creează o întreprindere care
obţine, de la această instituţie financiară, credite cu o dobândă foarte redusă. La rândul ei,
întreprinderea acordă banii primiţi unei alte întreprinderi, cu titlu de împrumut. Dar de această dată
rata dobânzii este una ordinară. Profiturile sunt împărţite între conducătorul instituţiei financiare şi
acoliţii acestuia. În rezultat, instituţia financiară suferă prejudicii sub forma venitului ratat”.4
1
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1999. - Nr.45-47.
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2001. - Nr.94-96.
3
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2001. - Nr.144-146.
4
Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы, p.90.
126
Despre un exemplu similar, din practica judiciară autohtonă, se relatează în următoarea speţă:
„Există o încălcare a regulilor de creditare în fapta lui T.M., care deţinea funcţia de contabil-şef la
Banca Comercială „Bancosind” SA, cu dreptul de a lua decizii cu privire la cererile de creditare.
Aceasta a întocmit o cerere în numele soţului ei pentru acordarea unui credit în sumă de 200000 de
lei, pentru construirea unei vile. Cererea a fost admisă, iar ulterior în baza acesteia s-a acordat un
credit cu o dobândă avantajoasă (5% pe an)”.1
Nu rareori, funcţionarilor instituţiei financiare li se dă mită pentru a-i determina să acorde
credite cu încălcarea regulilor de creditare. Ca urmare, aceşti funcţionari pot fi traşi la răspundere
conform art.239 şi 333 CP RM.
Mita este dată pentru însăşi posibilitatea de obţinere a creditului, deoarece instituţia financiară
nu dispune, de regulă, de resurse creditare libere. Astfel, decidenţii responsabili pentru acordarea de
credite refuză în acordarea creditului, motivând cu cererea sporită la credite, determinată de
dezvoltarea vertiginoasă a activităţii de întreprinzător şi de situaţia economică precară din societate.
Dar refuzul lor nu este decât un mesaj sui generis de determinare a solicitantului de credit să dea
mită, pentru a-i fi soluţionată problema.
De asemenea, mita poate fi dată pentru îndeplinirea altor acţiuni:
– acordarea de facilităţi solicitantului de credit;
– eliberarea solicitantului de credit de achitarea plăţilor aferente creditului;
– darea consimţământului de a nu verifica minuţios toate aspectele activităţii economico-
financiare a solicitantului de credit;
– acordarea creditului atunci când nu este cunoscută destinaţia folosirii acestuia;
– acordarea creditului cu depăşirea mărimii maximal admisibile a acestuia pentru categoria
respectivă de persoane etc.
Finalizând analiza faptei prejudiciabile, menţionăm că infracţiunea de încălcare a regulilor de
creditare este o infracţiune materială. Ea se consideră consumată din momentul survenirii urmărilor
prejudiciabile sub forma daunelor în proporţii mari.
În contextul acestei infracţiuni şi în acord cu art.126 CP RM, prin „daune în proporţii mari” se
înţelege valoarea, exprimată în bani, a pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane,
care depăşeşte, la momentul săvârşirii infracţiunii, 500 unităţi convenţionale de amendă.
Prejudiciul, produs prin infracţiunea de încălcare a regulilor de creditare, are aceeaşi natură ca
şi prejudiciul ce poate fi produs prin infracţiunea de dobândire a creditului prin înşelăciune. Cu
privire la natura acestuia din urmă ne-am pronunţat supra.
1
Decizia Curţii de Apel Chişinău 1a-850/03 // Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. Codul penal comentat şi adnotat,
p.363.
127
Dacă natura prejudiciilor în cele două cazuri este aceeaşi, nu acelaşi lucru se poate susţine despre
caracterul de producere a prejudiciilor respective. Astfel, survenirea prejudiciului este obligatorie şi
ţine de esenţa infracţiunii de încălcare a regulilor de creditare. În opoziţie, producerea prejudiciului nu
are un caracter indispensabil în ipoteza infracţiunii de dobândire a creditului prin înşelăciune.
În cazul modalităţilor prevăzute la alin.(2) art.239 CP RM, urmările prejudiciabile sunt de o
gravitate mai mare decât daunele în proporţii mari, concretizându-se în:
a) daunele în proporţii deosebit de mari;
b) insolvabilitate.
În contextul infracţiunii de încălcare a regulilor de creditare şi în acord cu art.126 CP RM,
prin „daune în proporţii deosebit de mari” se are în vedere valoarea, exprimată în bani, a pagubei
pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depăşeşte, la momentul săvârşirii
infracţiunii, 1500 unităţi convenţionale de amendă.
Pentru a percepe înţelesul noţiunii „insolvabilitate” este necesară consultarea prevederilor
Legii insolvabilităţii, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 14.11.2001.1 Potrivit art.2 al
acestei legii, insolvabilitatea este situaţia financiară a debitorului caracterizată prin incapacitatea de
a-şi onora obligaţiile de plată.
Insolvabilitatea poate fi de două tipuri: incapacitatea de plată şi supraîndatorare.
Conform art.2 al Legii insolvabilităţii, incapacitatea de plată este situaţia debitorului caracte-
rizată prin incapacitatea lui de a-şi executa obligaţiile pecuniare scadente, inclusiv obligaţiile fiscale.
În corespundere cu aceeaşi normă, supraîndatorarea constituie situaţia financiară a debito-
rului, a cărui răspundere este limitată prin lege la valoarea patrimoniului lui, în care valoarea
bunurilor nu mai acoperă obligaţiile existente ale acestuia.
Faptul dacă instituţia financiară este insolvabilă sau solvabilă se determină în conformitate
cu Hotărârea Guvernului nr.761 din 13.10.1994 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
asanarea, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor insolvabile.2
În contextul analizei încălcării regulilor de creditare, prin care s-a cauzat insolvabilitatea
instituţiei financiare, prezintă interes problema distincţiei dintre noţiunile „solvabilitate” şi „credi-
bilitate vizând rambursarea creditului la scadenţă”.
În conformitate cu alin.(2) art.32 din Legea instituţiilor financiare, la acordarea creditelor,
băncile urmăresc ca solicitantul să dea dovadă de credibilitate în ceea ce priveşte rambursarea
acestora la scadenţă.
Astfel, problema principală cu care se confruntă băncile, care au decis să activeze în domeniul
creditării, constă în aceea că ele nu dispun de suficientă informaţie privind solicitanţii de credite. În
1
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2001. - Nr.139-140.
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1994. - Nr.13.
128
genere, chestiunea evaluării credibilităţii prin care s-ar asigura rambursarea creditelor la scadenţă
deocamdată nu şi-a găsit deplina rezolvare. Noţiunea „credibilitatea vizând rambursarea creditelor
la scadenţă” nu trebuie confundată cu noţiunea „solvabilitate”. Ultima desemnează capacitatea
persoanei de a-şi onora în deplinătate datoriile şi în termenul stabilit. Referitor la prima noţiune,
aceasta poate fi definită diferit, în funcţie de atitudinea fiecărei părţi la contractul de credit bancar
faţă de conceptul „credibilitate”. Astfel, din punctul de vedere al solicitantului de credite, prin
„credibilitatea vizând rambursarea creditelor la scadenţă” se are în vedere capacitatea lui de
executare a contractului. De pe poziţia băncii, noţiunea dată trebuie definită ca determinare corectă
a mărimii admisibile a creditului acordat.1
La stabilirea credibilităţii solicitantului de credite vizând rambursarea de către acesta a
creditelor la scadenţă se iau în consideraţie următorii factori:
- capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu a solicitantului privind executarea
contractului de credit bancar;
- trăsăturile morale şi reputaţia solicitantului;
- existenţa garanţiilor rambursării creditului;
- capacitatea solicitantului de a obţine beneficii.
Prima şi cea mai importantă condiţie pentru acordarea creditelor rezidă în faptul ca solicitan-
tul, prin trăsăturile sale morale, să nu inspire neîncredere. Totodată, suportul moral al contractului
de credit bancar – onestitatea şi corectitudinea – se află în conexiune directă cu factorul gestionării
afacerilor, cu competenţa, cu aptitudinea de a prevedea modificarea conjuncturii economice şi de a
profita de aceasta etc.
Naturalmente, printre cele mai importante aspecte ale credibilităţii vizând rambursarea credi-
telor la scadenţă se numără existenţa garanţiilor rambursării creditului. Or, se cunoaşte că nu sunt
rare cazurile când acordarea creditului este însoţită de eliberarea unor garanţii neasigurate, adică
cazurile când întreprinderile care fac parte din acelaşi concern şi care sunt conduse de aceeaşi per-
soană obţin credite contra unor garanţii reconvenţionale. Sub aspect practic, o asemenea garantare
nu are nici un efect. Imposibilitatea executării obligaţiilor de către unul din garanţi determină,
inevitabil, neexecutarea obligaţiilor de către celălalt garant.
Nu mai puţin importantă pentru evaluarea credibilităţii vizând rambursarea creditelor la sca-
denţă este capacitatea solicitantului de a obţine beneficii. Deseori, în cazul dobândirii creditului prin
înşelăciune, făptuitorul prezintă tocmai date neveridice despre starea economică a solicitantului,
acestea fiind reflectate în bilanţurile contabile fictive şi în dările de seamă financiare falsificate, în
1
Prodan S. Evaluarea credibilităţii vizând rambursarea creditelor la scadenţă în contextul prevenirii infracţiunii prevă-
zute la art.238 CP RM // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol.I. – Chişinău: CEP USM,
2005, p.366-368.
129
care, intenţionat, sunt excluse sau reduse pierderile şi exagerate beneficiile, valoarea activelor fixe
şi circulante.
Întorcându-ne la noţiunea de bază care ne interesează, accentuăm că există diferenţe în defi-
nirea noţiunilor „credibilitatea vizând rambursarea creditelor la scadenţă” şi „solvabilitate”. Solva-
bilitatea întreprinderii reprezintă posibilitatea şi capacitatea acesteia de a-şi onora în termen toate
tipurile de obligaţii şi datorii. În acelaşi timp, credibilitatea vizând rambursarea creditelor la sca-
denţă se caracterizează doar prin posibilitatea întreprinderii de a întoarce creditele contractate. Este
necesar a specifica că caracterizarea credibilităţii vizând rambursarea creditelor la scadenţă trebuie să
fie de o manieră puţin diferită de caracterizarea solvabilităţii. Metodele evaluării credibilităţii
vizând rambursarea creditelor, aplicate şi recomandate la moment, se bazează în principal pe ana-
liza datelor despre activitatea solicitantului de credite în perioada precedentă. Între timp, este nece-
sar a lua în calcul şi modificările de conjunctură care se preconizează să aibă loc, inclusiv posibi-
litatea efectuării vânzărilor, ţinându-se cont de nivelul de preţuri care se profilează, precum şi de
modificările cererii la anumite tipuri de produse care pot să apară în viitor. De asemenea, sporirea
dobânzii bancare determină majorarea cheltuielilor solicitanţilor de credite, repercutându-se, impli-
cit, asupra credibilităţii lor vizând rambursarea creditelor la scadenţă.
Starea disciplinei financiare a solicitantului de credite are o semnificaţie enormă pentru
caracterizarea credibilităţii acestuia în ce priveşte rambursarea creditelor la scadenţă. Astfel, trebuie
luate în seamă neachitările, inclusiv cele cu depăşirea termenului de plată, către furnizori, alte bănci,
organe financiare – ca grup de sine stătător, fără a fi necesară repartizarea acestor neachitări pe
tipuri aparte de datorie creditoare. Sporirea gradului de credibilitate al solicitanţilor de credite
vizând rambursarea creditelor la scadenţă este legată de sporirea răspunderii lor pentru întoarcerea
creditelor în termen şi, în acelaşi timp, de gradul de înăsprire a exigenţelor băncilor în cazul
creditării. În acest plan, merită atenţie respectarea consecventă a principiilor de creditare, ceea ce,
de la un timp, se ignoră pe nedrept.
Aşadar, credibilitatea vizând rambursarea creditelor la scadenţă este o noţiune mai îngustă
decât solvabilitatea. De aceea, pentru a acorda un credit, băncii îi este suficient să se convingă de
credibilitatea solicitantului acestuia la scadenţă. Nu este neapărat necesar de a aborda mai larg
chestiunea, în sensul evaluării solvabilităţii solicitantului (deşi, din corelarea celor două noţiuni
rezultă că dacă solicitantul este solvabil, el este şi credibil cât priveşte rambursarea creditelor la
scadenţă). Între cele două noţiuni confruntate mai există o diferenţă. De regulă, întreprinderea
trebuie să-şi achite datoria ordinară (cu excepţia celei creditare) din contul încasărilor din vânzarea
produselor, serviciilor ori lucrărilor sale. Referitor la datoria creditară, aceasta, în afară de sursa
nominalizată de achitare, mai are alte trei (ce-i drept, nu suficient de sigure):
130
- încasările din vânzarea bunurilor acceptate de bancă drept gaj pentru credit;
- garanţia unei alte bănci sau a unei alte întreprinderi;
- despăgubirile de asigurare.
Prin urmare, banca ce acordă în mod corect credite poate conta pe rambursarea lor, cel puţin
parţială, chiar şi în cazul când solicitantul de credit se dovedeşte a fi insolvabil. Totuşi, nu se poate
face abstracţie de faptul că, în condiţiile actuale din Republica Moldova, companiile de asigurare
sunt, în majoritate, slabe şi nesigure. Garanţiile bancare nu au o aplicare la scară largă, iar întreprin-
derile în genere nu pot să-şi permită să fie garant al cuiva. Cât priveşte posibilitatea vânzării bunu-
rilor gajate, băncile nu o acceptă cu prea mare dorinţă, aceasta din mai multe motive. De regulă,
trăsăturile morale şi reputaţia întreprinzătorului moldovean de nivel mediu de astăzi nu sunt cunos-
cute. Dar dacă şi sunt cunoscute careva date cu privire la aceste calităţi, ele nu dau prea multe
speranţe. La fel, este foarte specifică capacitatea de exerciţiu a întreprinzătorului respectiv, adică
competenţa lui profesională, aptitudinea lui de a se comporta adecvat în noile condiţii istorice.
Deloc întâmplător, stabilitatea băncilor este, în actuala conjunctură, invers proporţională cu gradul
lor de implicare în activitatea de creditare a economiei naţionale.
Din cele sus-menţionate rezultă următoarea concluzie: condiţiile de astăzi în care se dezvoltă
economia moldovenească nu ne permit să vorbim despre o credibilitate de ansamblu sporită a
băncilor faţă de subiecţii economici, în ce priveşte rambursarea de către aceştia a creditelor la
scadenţă. În acelaşi timp, gradul real al credibilităţii date trebuie determinat nu acordându-i-se
prioritate vreunui dintre aceşti factori, ci examinând toţi factorii în complexitate. Fiecare din factorii
credibilităţii vizând rambursarea creditelor la scadenţă poate fi decisiv atât în sens pozitiv, cât şi în
sens negativ.1
Făcând o generalizare a datelor numerice şi de altă natură este imposibil a obţine o evaluare
sintetică, unitară a credibilităţii solicitantului de credite vizând rambursarea de către acesta a
creditelor la scadenţă. În vederea unei evaluări întemeiate a credibilităţii corespunzătoare, în afară
de asemenea date, mai este necesară estimarea de expertiză din partea unor analişti calificaţi. Tot-
odată, dificultatea de evaluare a credibilităţii vizând rambursarea creditelor la scadenţă condiţio-
nează aplicarea unor abordări diferite cu privire la sarcina conturată, în funcţie de specificitatea
solicitanţilor de credite, precum şi de intenţiile băncii creditare concrete.
În context, este necesar a accentua că procedeele variate de evaluare a credibilităţii vizând
rambursarea creditelor la scadenţă nu se exclud reciproc, ci se completează unele pe altele. Deci, ele
trebuie aplicate împreună. Procesul de creditare este legat de acţiunea unor numeroşi şi multiformi
factori de risc, care pot genera nerambursarea creditului în termen. Iată de ce, acordarea creditului
1
Prodan S. Evaluarea credibilităţii vizând rambursarea creditelor la scadenţă în contextul prevenirii infracţiunii prevă-
zute la art.238 CP RM, p.366-368.
131
este condiţionată de bancă prin evaluarea credibilităţii solicitantului vizând rambursarea creditului
la scadenţă, adică prin analiza factorilor ce pot provoca neîntoarcerea creditului. Scopurile şi
sarcinile unei asemenea analize constau în determinarea: capacităţii solicitantului de credite de a
achita datoria creditară în termen şi în volum deplin; gradul de risc pe care banca şi-l poate asuma;
mărimea creditului care poate fi acordat în circumstanţele concrete; condiţiile de acordare a
creditului. Toate acestea condiţionează necesitatea evaluării de către bancă nu doar a credibilităţii
vizând rambursarea creditelor la scadenţă la un anumit moment, dar şi a prognozării stabilităţii
financiare a solicitantului de credite în perspectivă. Estimarea obiectivă a stabilităţii financiare a
solicitantului de credite şi evidenţierea riscurilor posibile ce ţin de operaţiunile de creditare vor
permite băncii să gestioneze eficient resursele creditare şi să obţină beneficii.
De asemenea, în scopul reducerii riscului neachitării datoriei creditare (inclusiv pentru a
exclude săvârşirea infracţiunii de dobândire a creditului prin înşelăciune), este nevoie de adoptarea
Legii cu privire la istoriile creditare. Considerăm că legea dată ar trebui să prevadă că informaţia cu
privire la solicitanţii de credite ar trebui culeasă de către birourile de creditare. Cu ajutorul acestora,
băncile ar putea să calculeze mai exact nivelul riscurilor sale privitor la fiecare client. Peste cel mult
trei ani de la intrarea în vigoare a legii preconizate, oricare solicitant de credite, care nu dispune de
istorie creditară, ar trebui considerat ca având un grad sporit de risc. Mai mult, dobânda bancară în
cazul unui astfel de solicitant trebuie să fie mult mai ridicată decât în cazul unui solicitant care are o
istorie creditară. În acest fel, de rând cu posibilitatea de a evalua mai exact riscurile şi de a reduce
costurile privind estimarea credibilităţii vizând rambursarea creditelor la scadenţă, băncile vor
obţine scăderea numărului solicitanţilor de credite de rea-credinţă şi, implicit, vor putea acorda
credite unui număr mai mare de potenţiali solicitanţi de bună-credinţă.
În istoria de creditare a solicitantului ar trebui inclusă informaţia despre disciplina creditară a
acestuia (evaluarea procesului de achitări anterioare ale datoriilor creditare; datele despre datoriile
curente; datele despre cazurile de dobândire a creditului prin înşelăciune; alte date obţinute de la
autorităţile publice). De asemenea, istoria de creditare ar trebui să includă informaţia despre băncile
care au acordat credite solicitantului respectiv, precum şi despre băncile care au cerut să li se pună
la dispoziţie istoria de creditare. În acelaşi timp, trebuie să rămână la discreţia fiecărui client al
băncii ca informaţia despre el să fie sau să nu fie transmisă de către bancă biroului de creditare. În
ultimă instanţă, clientul băncii şi, implicit, solicitantul de credite, trebuie să aleagă între cele două
alternative: 1) să beneficieze de o dobândă bancară mai scăzută şi să rişte de a-i fi cunoscută istoria
creditară de către organele fiscale şi de drept; 2) să fie pus în situaţia de a achita o dobândă bancară
mult mai mare, însă să fie sigur că informaţia confidenţială referitoare la disciplina lui financiară nu
va deveni obiectul de interes al organelor fiscale şi de drept.
132
Secţiunea III
1
Brînză S., Ulianovschi X., Stati V. şi alţii. Drept penal. Partea Specială, p.415.
2
Ibidem, p. 427, 429; Stati V. Încălcarea regulilor de creditare // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul
activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002”. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice. Vol.I. - Chişinău:
CE USM, 2003, p. 89-90; Stati V. Obţinerea creditului prin înşelăciune // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific
„Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002”. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice. Vol.I. -
Chişinău: CE USM, 2003, p.91-92.
133
de legiuitor ca fiind săvârşirea acţiunii sau inacţiunii”.1 Susţinem această aserţiune. În mod
regretabil, ea nu este reflectată în legislaţia noastră penală. În contrast, în legea penală bielorusă este
reglementată problema vinovăţiei în cazul infracţiunilor care nu implică producerea unor urmări
prejudiciabile. Astfel, conform art.24 CP al Republicii Belarus2, în cazul infracţiunilor, pentru a
căror existenţă nu este necesară producerea urmărilor prejudiciabile, forma vinovăţiei se stabileşte
în funcţie de atitudinea persoanei faţă de fapta prejudiciabilă.
Cu alte cuvinte, infracţiunea formală se consideră săvârşită cu intenţie directă, deoarece
făptuitorul nu poate să admită, în mod conştient, acţiunea sau inacţiunea sa. De vreme ce îşi dă
seama de caracterul ei prejudiciabil, el nu poate decât să dorească s-o săvârşească.
Cu referire la cea de-a doua cauză menţionată mai sus, considerăm necesar a prezenta
următorul punct de vedere: „Toate infracţiunile în a căror latură subiectivă intră, ca element, un
anumit scop, sunt infracţiuni care se comit cu intenţie, şi cel mai adesea – cu intenţie directă, care
devine astfel calificată”.3
Considerăm oarecum evazivă şi neconcludentă această opinie: includerea scopului special în
componenţa unei infracţiuni denotă că acţiunea sau inacţiunea, pe care o comite făptuitorul, este nu
un scop în sine, ci o cale de a atinge rezultatul gândit, adică de a atinge scopul infracţiunii. Acest
rezultat este unul dorit. Un alt eventual rezultat nu-l poate satisface pe făptuitor. Iată de ce, scopul
special al infracţiunii este compatibil numai cu intenţia directă. În contextul infracţiunii de
dobândire a creditului prin înşelăciune, aceasta este expresia cea mai plenară a interdependenţei şi
intercondiţionării vinovăţiei şi scopului infracţiunii.
În ce priveşte infracţiunea de încălcare a regulilor de creditare, intenţia poate fi atât directă, cât
şi indirectă. În această ordine de idei, prezintă interes opinia lui A.I. Rarog: „Pasibilitatea de pedeapsă
a unui şir de fapte, mai ales a infracţiunilor economice, este legată de survenirea daunelor în proporţii
mari. În cazul acestor infracţiuni, tipul de intenţie este condiţionat de atitudinea volitivă nu faţă de
survenirea acestor urmări. Menţiunea despre urmările prejudiciabile are menirea doar de a delimita
aceste infracţiuni de ilegalităţile de alt gen (de drept civil, de drept fiscal, de drept administrativ)”. 4
Considerăm inacceptabilă această viziune. Din moment ce infracţiunea este materială, iar scopul
urmărit de făptuitor la săvârşirea ei nu este un scop special, nu există nici un temei de a restrânge
alcătuirea intenţiei la intenţia directă. În cazul în care cuantificarea se referă la obiectul material al
infracţiunii (de exemplu, ca în cazul contrabandei – art.248 CP RM), dar nu la urmările ei prejudi-
1
Курс уголовного права. Часть Общая. Том 1 / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. - Москва: Зерцало,
1999, р.313.
2
Уголовный кодекс Республики Беларусь / Под ред. Б.В. Волженкина. - Санкт-Петербург: Юридический центр
Пресс, 2001.
3
Dobrinoiu V., Pascu I., Molnar I. şi alţii Drept penal. Partea Generală. - Bucureşti: Europa Nova, 1999, p.173.
4
Рарог А.И. Квалификация преступления по субъективным признакам. - Санкт-Петербург: Юридический центр
Пресс, 2003, р.92-93.
134
ciabile, intenţia este, într-adevăr, doar directă. Însă, este incorect a afirma că toate infracţiunile, având
urmări prejudiciabile cuantificate, pot fi săvârşite numai cu intenţie directă. Aceasta contravine
definiţiei legislative a intenţiei, caracterizate mai sus. Legiuitorul, atunci când formulează această
definiţie în art.17 CP RM, nu face nici o deosebire între urmările prejudiciabile cuantificate şi cele
necuantificate. Dacă făptuitorul le-a prevăzut, le-a dorit sau admitea, în mod conştient, survenirea
acestor urmări, nu există nici un impediment a considera că el a manifestat intenţie directă sau
indirectă. A ignora aceasta înseamnă a nesocoti principiul legalităţii înscris în art.3 CP RM.
În cazul în care manifestă intenţie, făptuitorul îşi dă seama de caracterul prejudiciabil al faptei
sale. Legiuitorul nu include conştientizarea caracterului ilegal al faptei în definiţia din art.17
CP RM. În opoziţie, în art.30 CP al Poloniei1 se ţine seama de acest aspect: „Nu săvârşeşte
infracţiune acea persoană care, deşi comite o faptă interzisă, se înşeală cu bună-credinţă în ce
priveşte caracterul ei ilegal”. Această poziţie îşi găseşte sprijin şi în doctrina penală a acelor ţări, în
care legiuitorul nu recunoaşte expres poziţia teoretică respectivă.2
În literatura de specialitate se susţine că înşelarea persoanei cu privire la caracterul ilegal al
faptei sale este de bună-credinţă atunci când aceasta a întreprins toate măsurile posibile (desigur,
potrivit nivelului la care ea percepe legalitatea faptei sale), dar cu toate acestea nu a putut să evite
eroarea sa de drept.3 Reprezentarea greşită a persoanei despre caracterul ilegal sau legal al faptei
sale este una dintre formele erorii de drept.4
A vorbi despre necesitatea conştientizării de către făptuitor a caracterului ilegal al faptei sale
pentru a o caracteriza ca infracţiune este relevant mai ales în cazul infracţiunilor economice
(inclusiv al infracţiunilor legate de creditare). De exemplu, despre caracterul ilegal al faptelor
prevăzute la art.238 şi art.239 CP RM ne putem crea o reprezentare corectă numai consultând actele
normative extrapenale în materie de creditare. Dar unele din aceste acte, deşi nu sunt publicate
oficial, funcţionează. De exemplu, nu a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.434 din 20.07.1993
cu privire la aprobarea Listei unităţilor economice care beneficiază de credite preferenţiale.5 Nici
hotărârea prin care se modifică cea sus-amintită – Hotărârea Guvernului nr.15 din 14.01.1994 – nu a
fost publicată.6
1
Уголовный кодекс Республики Польша / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, А.И. Лукашова, Э.А. Саркисовой. –
Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001.
2
Лунев В.В. Предпосылки объективного вменения: принцип виновной ответственности // Государство и право.
– 1992. – №9. – Р.61; Шишко И. Вина и преступления в сфере экономической деятельности // Уголовное право.
– 2002. – №3. – Р.55-59; Шишко И. Экономические правонарушения. – Санкт-Петербург: Юридический центр
Пресс, 2004, р.273-290.
3
Захаров А. Глава 22 УК РФ: вопросы законности и юридической ошибки // Уголовное право. – 2004. – № 4. –
Р.23.
4
Курс уголовного права. Часть Общая. Том 1, p.350.
5
Agenda juristului. Documentări în legislaţia Republicii Moldova (anii 1990-2001) Vol. 1. – Chişinău: Bons Offices,
2002, p.152.
6
Ibidem.
135
Dacă conducătorul unei unităţi economice – considerând eronat că unitatea pe care o conduce
este inclusă în lista nominalizată mai sus şi, neavând vreo cale accesibilă de a se informa asupra
acestui fapt, deşi a întreprins toate măsurile necesare în acest sens – a prezentat informaţii unei
bănci comerciale pentru a obţine un credit în condiţii avantajoase, poate fi oare el tras la răspundere
conform art.238 CP RM?
Răspunsul implicit la această întrebare îl găsim în următorul citat: „Când o normă extrapenală
(de drept civil, administrativ etc.), reglementează vreo stare, situaţie sau împrejurare a cărei exis-
tenţă este necesară pentru caracterizarea faptei ca infracţiune sau pentru a-i atribui acesteia caracter
calificat, eroarea de drept este asimilată erorii de fapt şi va produce aceleaşi efecte ca şi aceasta din
urmă”.1 Or, conform alin.(1) art.33 CP al României („Eroarea de fapt”)2, nu constituie infracţiune
fapta prevăzută de legea penală când făptuitorul, în momentul săvârşirii acesteia, nu cunoaşte exis-
tenţa unei stări, situaţii sau împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. Aşadar, făptuitorul
nu-şi dă seama de caracterul ilegal al acţiunii sau inacţiunii sale atunci când nu cunoaşte existenţa
unei stări, situaţii sau împrejurări, reglementate prin anumite norme extrapenale în materie de credi-
tare. Luând în calcul cele menţionate mai sus, considerăm că lipsa de conştientizare a caracterului
ilegal al faptei trebuie tratată ca şi lipsa de conştientizare a caracterului prejudiciabil al faptei.
În afară de intenţia directă şi intenţia indirectă, în dreptul penal sunt cunoscute şi alte tipuri ale
intenţiei: intenţia premeditată şi intenţia subită; intenţia determinată şi intenţia nedeterminată;
intenţia simplă şi intenţia calificată; intenţia iniţială şi intenţia supravenită; intenţia unică şi intenţia
complexă.3 Deşi aceste tipuri de intenţie nu sunt diferenţiate în Codul penal, analiza lor prezintă
interes pentru studiul de faţă.
Astfel, intenţia premeditată de a comite infracţiunea este realizată după trecerea unui interval
relativ îndelungat de timp de la apariţia acesteia, în care făptuitorul îşi concentrează resursele
psihice pentru a asigura reuşita faptei sale. În contrast, intenţia subită de a săvârşi infracţiunea este
realizată imediat după sau în scurt timp după apariţia intenţiei date.
Reieşind din specificul infracţiunilor prevăzute la art.238 şi 239 CP RM, care presupun o
anumită „pregătire a terenului” din partea făptuitorului, acestea se comit cu intenţie premeditată.
Este puţin probabil ca intenţia subită să stea la baza dobândirii creditului prin înşelăciune sau a
încălcării regulilor de creditare. Falsificarea documentelor (în cazul primei fapte menţionate) ori
identificarea altor coautori sau a complicilor (în cazul cele de-a doua fapte specificate) necesită timp
relativ îndelungat pentru a fi realizate.
1
Dobrinoiu V., Pascu I., Molnar I. şi alţii. Drept penal. Partea Generală, p.328.
2
Monitorul Oficial al României. – 2004. – Nr.575.
3
Munteanu A. Modalităţile nenormative ale intenţiei // Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice”.
Vol. I. – Chişinău, 2001, p.315-320.
136
Intenţia determinată se caracterizează prin prezenţa unei reprezentări concrete din partea
făptuitorului cu privire la indicatorii calitativi şi cantitativi ai acelor trăsături ale infracţiunii, care îi
exprimă esenţa juridică. În opoziţie, intenţia nedeterminată se deosebeşte prin aceea că făptuitorul
are nu o reprezentare individual-determinată despre trăsăturile obiective ale faptei, ci o reprezentare
generalizată despre trăsăturile date.
De exemplu, intenţia determinată de a comite încălcarea regulilor de creditare se exprimă în
prezenţa la făptuitor a reprezentării concrete cu privire la indicatorii cantitativi ai urmăririlor
prejudiciabile: el prevede că prin fapta sa va cauza anume daune în proporţii mari (sau daune în
proporţii deosebit de mari). Însă, atunci când făptuitorul conştientizează doar că urmările prejudicia-
bile ale faptei sale, evaluate în bani, vor depăşi mărimea de 500 de unităţi convenţionale, el
manifestă o intenţie indeterminată.
În cazul în care făptuitorul manifestă intenţia de a cauza daune în proporţii deosebit de mari
prin încălcarea regulilor de creditare, dar, din cauze independente de voinţa lui, aceste urmări nu au
survenit, cele comise vor fi calificate conform art.27 şi lit.a) alin.(2) art.239 CP RM (tentativă la
încălcarea regulilor de creditare care a cauzat instituţiei financiare daune în proporţii mari). Aşadar,
la calificarea infracţiunii, va fi luată în consideraţie orientarea intenţiei făptuitorului, iar nu
rezultatul real survenit. Dimpotrivă, anume rezultatul real survenit va fi luat în consideraţie în cazul
manifestării de către făptuitor a intenţiei indeterminate, din moment ce el nu are o reprezentare
concretă despre indicatorii cantitativi ai urmărilor prejudiciabile ale faptei sale.
Intenţia calificată există în acel caz când făptuitorul urmăreşte un anumit scop care este
prevăzut în norma penală respectivă. Intenţia simplă este intenţia care nu este calificată de prezenţa
unui scop special.
Din dispoziţia art.238 CP RM rezultă că intenţia de a comite infracţiunea de dobândire a
creditului prin înşelăciune este o intenţie calificată. Or, săvârşind această infracţiune, făptuitorul
urmăreşte nu orice scop, ci scopul obţinerii unui credit, sau al majorării proporţiei acestuia, fie de a
obţine un credit în condiţii avantajoase. În contrast, din dispoziţia art.239 CP RM nu rezultă că
infracţiunea de încălcare a regulilor de creditare este săvârşită într-un anume scop. Deci, la baza
acestei infracţiuni se află o intenţie simplă.
Intenţia iniţială se caracterizează prin aceea că făptuitorul prevede rezultatul acţiunii sau
inacţiunii sale până a începe actul de executare. Dimpotrivă, intenţia supravenită apare în procesul
actului de executare (dar până la consumarea faptei), când făptuitorul, datorită circumstanţelor în
care se comite fapta, prevede un alt rezultat decât cel iniţial, luând hotărârea de a produce rezultatul
supravenit.
Astfel, dacă iniţial făptuitorul are intenţia de a dobândi creditul prin înşelăciune, însă, în
procesul executării acestei fapte, decide să treacă creditul în stăpânirea lui definitivă, cele săvârşite
137
trebuie calificate nu conform art.238 CP RM, ca dobândire a creditului prin înşelăciune, ci conform
art. 190 CP RM, ca escrocherie.
Intenţia unică este specifică pentru infracţiunile unice, pe când intenţia complexă este speci-
fică pentru infracţiunile complexe. După C.Butiuc, infracţiunea complexă rezultă din reunirea mai
multor infracţiuni sau din absorbţia unei infracţiuni ca element constituitiv sau ca element circum-
stanţial agravant în conţinutul unei alte infracţiuni.1 Întrucât acest concept nu este aplicabil în cazul
infracţiunilor prevăzute la art.238 şi 239 CP RM, considerăm că la baza lor se află intenţia unică a
făptuitorului.
Am menţionat anterior că, pe lângă vinovăţie, latura subiectivă a infracţiunii se caracterizează
prin motiv şi scop.
În Codul penal al Republicii Moldova nu există o definiţie a noţiunilor „motivul infracţiunii”
şi „scopul infracţiunii”. Între timp, semnificaţia perceperii înţelesului acestor noţiuni are o
importanţă de netăgăduit. Astfel, de exemplu, potrivit pct.1) alin.(1) art.394 din Codul de procedură
penală al Republicii Moldova adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 14.03.20032, „partea
descriptivă a sentinţei de condamnare trebuie să cuprindă descrierea faptei criminale, considerată ca
fiind dovedită, indicându-se locul, timpul, modul săvârşiri ei, forma şi gradul de vinovăţie, motivele
(sublinierea ne aparţine – n.a.) şi consecinţele infracţiunii”.
În doctrina penală sunt formulate opinii convergente privitoare la noţiunile de motiv şi scop al
infracţiunii. Astfel, C.Bulai consemnează: „Prin mobil sau motiv al infracţiunii se înţelege impulsul
intern al făptuitorului la săvârşirea infracţiunii, adică acea dorinţă, tendinţă, pasiune, acel sentiment
ce a făcut să se nască în mintea făptuitorului ideea săvârşirii unei anumite activităţi conştient
orientate într-o anumită direcţie în vederea satisfacerii acelei dorinţe, tendinţe pasiuni etc.”. 3 La
rândul său, V.Dobrinoiu opinează: „Prin mobil (a se citi – motiv – n.a.) al infracţiunii se înţelege
impulsul intern din care se naşte rezoluţia infracţională şi, pe cale de consecinţă, punerea în
executare a acesteia”.4 Conform părerii lui L.D. Gauhman, prin „motiv al infracţiunii” se are în
vedere stimulentul motrice al activităţii umane.5 În acelaşi făgaş, A.I. Rarog consideră că motivul
infracţiunii reprezintă imboldul, condiţionat de anumite necesităţi şi interese, care determină
hotărârea persoanei de a săvârşi infracţiunea şi care se reflectă în această hotărâre.6
Observăm că în toate aceste definiţii se reliefează rolul de impuls al mobilului în declanşarea
faptei infracţionale, de cauză internă a actului de conduită infracţională.
1
Butiuc C. Infracţiunea complexă. - Bucureşti: ALL Beck, 1999, p.40.
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2003. - Nr.104-110.
3
Bulai C. Manual de drept penal. Partea Generală, p.192.
4
Dobrinoiu V., Pascu I., Molnar I. şi alţii. Drept penal. Partea Generală, p.171.
5
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - Москва: ЮрИнфоР, 2001, р. 166.
6
Рарог А.И. Квалификация преступления по субъективным признакам, p.139.
138
1
Bulai C. Manual de drept penal. Partea Generală, p.193.
2
Dobrinoiu V., Pascu I., Molnar I. şi alţii. Drept penal. Partea Generală, p.172.
3
Basarab M. Drept penal. Partea Generală. Vol. I. - Iaşi: Chemarea, 1995, p.122.
4
Zolyneak M. Drept penal. Partea generală. Vol. II. - Iaşi: Universitatea „Al.I. Cuza”, 1976, p.106.
5
Mitrache C. Drept penal român. Partea Generală. - Bucureşti: Şansa, 1997, p.98.
6
Cioclei V. Mobilul în conduita criminală. - Bucureşti: ALL Beck, 1999, p.262.
7
Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика, p.167.
8
Рарог А.И. Квалификация преступления по субъективным признакам, p.149.
9
Сапожков А.А. Кредитные преступления, p.117.
139
1
Marcu F. Marele dicţionar de neologisme. - Bucureşti: ALL Beck, 1999, p.162.
140
nevoia neprevăzută de bani; datoriile mari; problemele financiare ale firmei sale (achitarea impozite-
lor, stingerea datoriei creditoare în faţa contragenţilor sau pentru creditele anterior contractate etc.).
Cât priveşte scopul infracţiunii, acesta este diferit în cazul dobândirii creditului prin înşelă-
ciune şi al încălcării regulilor de creditare. Aceasta deoarece rezultatele spre care tind subiecţii celor
două infracţiuni sunt calitativ diferite: obţinerea unui credit, majorarea proporţiei acestuia sau obţi-
nerea unui credit în condiţii avantajoase (în cazul dobândirii creditului prin înşelăciune); acordarea
creditului (în cazul încălcării regulilor de creditare).
În ipoteză încălcării regulilor de creditare (art.239 CP RM), acordarea creditului este scopul
imediat. În calitate de scop mediat, făptuitorul urmăreşte, de cele mai dese ori, să reducă potenţialul
economic al instituţiei financiare, la care este angajat. Acest scop mediat îl atinge distrugând rela-
ţiile „clienţi – instituţia financiară”, sabotând negocierile şi tranzacţiile profitabile, atrăgând institu-
ţia financiară respectivă în proiecte păguboase.
În ipoteza dobândirii creditului prin înşelăciune (art.238 CP RM), scopul infracţiunii are o
„gamă cromatică” mai diversificată.
Astfel, din textul acestei norme rezultă că scopul dobândirii creditului prin înşelăciune poate
adopta oricare din următoarele trei forme: 1) scopul obţinerii unui credit; 2) scopul majorării
proporţiei creditului; 3) scopul obţinerii unui credit în condiţii avantajoase.
În ce priveşte noţiunea „obţinerea unui credit”, aceasta este corelativă noţiunii „acordarea
unui credit”, definită anterior. Reieşind din înţelesul ultimei noţiuni, putem afirma că prin
„obţinerea unui credit” se are în vedere exercitarea efectivă de către debitor (solicitantul de credit) a
dreptului contractual de primire de la creditor (instituţia financiară) a unei sume de bani formând
creditul.
Cu privire la cea de-a doua formă a scopului dobândirii creditului prin înşelăciune, trebuie de
menţionat că majorarea proporţiei creditului consistă în obţinerea creditului într-o mărime care
depăşeşte plafonul legal admisibil în cazul solicitantului de credit respectiv. În context, prezintă
interes anumite prevederi ale Regulamentului BNM nr.33/09-01 din 18.09.1996 cu privire la
acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor săi.1
Astfel, conform pct.2 (II) al acestui Regulament, funcţionarilor băncii li se acordă credite în
următoarele limite:
a) pentru necesităţi primordiale – în limita maximă de zece salarii tarifare (de funcţie) la data
acordării creditului;
b) pentru investiţii imobiliare – în limita maximă de o sută salarii tarifare (de funcţie) la data
acordării creditului.
1
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1996. - Nr.64.
141
Potrivit pct.3 (II) al aceluiaşi act normativ, la acordarea creditului unei persoane aparte, banca
trebuie să ia în consideraţie vechimea în muncă a acesteia în sistemul bancar şi nemijlocit la banca dată,
importanţa subdiviziunii în care lucrează funcţionarul şi aportul lui la realizarea obiectivelor băncii.
În fine, dar nu în ultimul rând, în corespundere cu pct.1 (II) din Regulamentul specificat mai
sus, funcţionarilor băncii, care sunt persoane afiliate băncii – conform definiţiei date în Regulamen-
tul BNM privind încheierea acordurilor cu persoane afiliate băncilor comerciale, inclusiv eliberarea
creditelor – li se acordă credite conform condiţiilor prevăzute în Regulamentul menţionat.
Analizând prevederile legale consemnate mai sus, putem conchide că existenţa scopului
majorării proporţiei creditului se atestă în următoarele circumstanţe:
- funcţionarul băncii, care susţine că s-a concediat de la această bancă (dar în realitate con-
tinuă să lucreze la ea), solicită de la banca dată un credit a cărui mărime depăşeşte limita maximă a
creditului care poate fi acordat funcţionarului băncii date;
- funcţionarul băncii, care este o persoană afiliată băncii, susţine fraudulos că este un simplu
funcţionar al băncii şi solicită de la banca dată un credit a cărui mărime depăşeşte limita maximă a
creditului care poate fi acordat funcţionarului băncii date, care este persoană afiliată acesteia;
- funcţionarul băncii înşeală cu privire la vechimea lui de muncă în sistemul bancar sau
nemijlocit în banca dată, cu privire la importanţa subdiviziunii în care lucrează şi aportul lui la
realizarea obiectivelor băncii şi solicită de la banca dată un credit a cărui mărime nu corespunde cu
limita maximă a creditului care poate fi acordat funcţionarului băncii, în împrejurările reale ce-l
caracterizează.
Majorarea neîntemeiată de către funcţionarul băncii a proporţiei creditului denotă un evident
pericol social, deoarece contravine obligaţiei funcţionarului dat de a urmări interesul băncii al cărei
angajat este. Solicitând, peste limitele legale admise, un credit de la banca la care activează,
funcţionarul respectiv deturnează interesul băncii într-un interes personal al său. Astfel privit,
interesul băncii poate fi definit ca fiind cauza (scopul) tuturor actelor juridice şi operaţiunilor pe
care funcţionarul băncii le îndeplineşte în exercitarea atribuţiilor sale.
În legătură cu cea de-a treia formă a scopului dobândirii creditului prin înşelăciune, în
doctrina penală este specificat: „Obţinerea unui credit în condiţii avantajoase presupune arogarea de
apartenenţă la o categorie anumită de beneficiari de credite, legalmente avantajaţi”.1 În dezvoltarea
acestei idei, prezentăm un alt punct de vedere, conform căruia avantajele de creditare „se acordă, în
conformitate cu actele normative corespunzătoare, doar în prezenţa de partea solicitantului de credit
a unor circumstanţe care condiţionează acordarea de facilităţi”.2
1
Brînză S., Ulianovschi X., Stati V. şi alţii. Drept penal. Partea Specială, p.427.
2
Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. -
Москва: Норма-Инфра·М, 1998, р.398.
142
1
Monitorul Parlamentului Republicii Moldova. - 1993. - Nr.3.
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1994. - Nr.8.
3
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 1997. - Nr.86-87.
4
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2000. - Nr.154-156.
5
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. - 2004. - Nr.189-192.
143
mod liber, în limitele normelor imperative de drept, contracte şi pot stabili conţinutul lor”. În
aceeaşi ordine de idei, în literatura de specialitate se menţionează, pe bună dreptate, că unul din
aspectele libertăţii contractuale „constă în libertatea stabilirii conţinutului contractului. Părţile
contractante determină, în mod independent, conţinutul contractului şi formulează clauzele concrete
ale acestuia, cu excepţia cazului când anumite clauze sunt obligatorii, conform legii. Unica cerinţă
faţă de părţi este ca prevederile contractuale, stipulate în acest fel, să nu contravină legii, ordinii
publice, bunelor moravuri şi bunei-credinţe”.1
Astfel, pot exista categorii de solicitanţi de credite care să beneficieze, în virtutea voinţei
instituţiei financiare (ca parte la contractul de credit bancar), de facilităţi la obţinerea creditului.
Aceste facilităţi se pot referi la:
- asigurarea creditului (când solicitantul beneficiază de un credit „fără gaj”);
- mărimea creditului;
- termenul de rambursare a creditului;
- mărimea dobânzii (când solicitantul beneficiază de un credit fără dobândă etc.).
Cu alte cuvinte, instituţia financiară tratează individual fiecare solicitant de credit, în limitele
stabilite de lege. Dacă un solicitant de credit prezintă cu bună-ştiinţă informaţii false în scopul
obţinerii unui credit în condiţii avantajoase (condiţii stabilite în contractul de credit bancar), nu
există nici un temei de a nu califica această faptă conform art.238 CP RM.
În încheierea analizei laturii subiective a infracţiunii de dobândire a creditului prin înşelăciune
menţionăm că dispoziţia art.238 CP RM conţine sintagma „cu bună-ştiinţă”. În doctrina penală este
formulată opinia conform căreia această sintagmă desemnează unul din semnele laturii subiective a
infracţiunii.2
Nu putem agrea această opinie, deoarece buna-ştiinţă nu reprezintă un semn al laturii
subiective a infracţiunii. Sintagma respectivă desemnează un procedeu special de legistică formală
ce vizează intenţia făptuitorului. Ea indică asupra faptului că subiectul infracţiunii cunoştea din timp
despre existenţa unor circumstanţe care au o semnificaţie notabilă pentru calificarea faptei. În
contextul infracţiunii de dobândire a creditului prin înşelăciune, subiectul cunoaşte din timp că
informaţiile, pe care el le prezintă instituţiei financiare, sunt false.
1
Martin C. Libertatea contractului. Obligaţia de a contracta // Ghidul judecătorului în materia civilă şi comercială a
Republicii Moldova. – Chişinău: Rolsi Media SRL, 2004, p.125-140.
2
Сапожков А.А. Кредитные преступления, p.117.
145
Secţiunea IV
În teoria generală a infracţiunii, subiectul este unul dintre elementele constitutive ale infrac-
ţiunii, a cărui lipsă exclude răspunderea penală. În acord cu alin.(1) şi (2) art.21 CP RM „Subiectul
infracţiunii”, sunt pasibile de răspundere penală persoanele fizice responsabile care, la momentul
săvârşirii infracţiunii, au atins vârsta de 16 sau 14 ani. Reieşind din prevederile alin.(3) şi (4) art.21
CP RM, pentru unele infracţiuni, sunt pasibile de răspundere penală persoanele juridice care desfă-
şoară activitate de întreprinzător.
În primul rând, ne vom referi la persoana fizică privită ca subiect al infracţiunilor legate de
creditare.
Astfel, subiectul infracţiunilor de dobândire a creditului prin înşelăciune şi încălcare a reguli-
lor de creditare este persoana fizică responsabilă care, la momentul săvârşirii infracţiunii, a atins
vârsta de 16 ani.
Responsabilitatea şi vârsta minimă a persoanei care a comis infracţiunea, stabilite de lege
(art.21 şi 22 CP RM) ca semne ale subiectului infracţiunii, sunt strâns legate între ele, se condiţio-
nează şi se completează reciproc în cadrul componenţei de infracţiune.
În contextul studiului de faţă, un mai mare interes prezintă investigarea problemei privind
vârsta minimă a persoanei care săvârşeşte infracţiuni legate de creditare.
În general, trebuie de menţionat că în legea penală se face distincţie între minorii care nu
răspund penal şi minorii care răspund penal. Criteriul principal după care se face distincţia îl
constituie vârsta. Importanţa acestui criteriu reiese şi din prevederile lit.a) pct.3 art.40 al Convenţiei
internaţionale cu privire la drepturile copilului adoptată la New York la 20.11.1989 (în vigoare
pentru Republica Moldova din 25.02.1993)1. Potrivit acestor prevederi, se recomandă ca statele-
părţi să promoveze legi, în care, printre altele, să stabilească o vârstă minimă sub care copiii, acuzaţi
sau găsiţi vinovaţi de încălcarea legii, să fie prezumaţi ca neavând capacitatea de a o încălca.
În deplină concordanţă cu această recomandare, legiuitorul moldovean a stabilit două limite
de vârstă – 16 ani (care constituie regula) şi 14 ani (care constituie excepţia) – sub care vârsta
minorului nu mai poate forma semnul subiectului infracţiunii. În ce priveşte infracţiunile prevăzute
la art.238 şi 239 CP RM, legiuitorul a fixat limita de vârstă de 16 ani. În primul rând, aceasta indică
la faptul că gradul prejudiciabil al infracţiunilor date este mai redus în comparaţie cu cel al
infracţiunilor, prevăzute la art.145, 171, 188, 283-286, şi al altor infracţiuni pentru care este fixată
1
Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.1. – Chişinău: Moldpres, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1998, p.51-71.
146
limita de vârstă minimă a subiectului – 14 ani. În al doilea rând, ceea ce este mai important, limita
de 16 ani, instituită pentru vârsta minimă a subiectului infracţiunilor legate de creditare, este dictată
de natura juridică a acestora. Din analiza obiectului, laturii obiective şi laturii subiective a acestor
fapte, efectuată în secţiunile 1, 2, 3 ale acestui capitol, se observă clar că ar fi cu totul iraţional de a
stabili vârsta minimă de 14 ani pentru subiectul infracţiunilor legate de creditare.
Conform alin.(1) art.20 CP RM, capacitatea deplină de exerciţiu începe la data când persoana
fizică devine majoră, adică la împlinirea vârstei de 18 ani.
În legătură cu aceasta, ne întrebăm: este oare cazul să propunem legiuitorului moldovean
reconsiderarea baremului de vârstă stabilit pentru subiectul infracţiunilor prevăzute la art.238 şi 239
CP RM? Întrebarea îşi are temeiul, deoarece este de neconceput că cele două infracţiuni pot fi
săvârşite de către persoana care nu-şi poate asuma personal unele obligaţii contractuale, în virtutea
lipsei capacităţii de exerciţiu. Or, conform art.19 CC RM, „capacitatea de exerciţiu este aptitudinea
persoanei de a dobândi prin fapta proprie şi de a exercita drepturi civile, de a-şi asuma personal
obligaţii civile şi de a le executa (sublinierea ne aparţine – n.a.)”.
Răspunzând la întrebarea respectivă, trebuie să recunoaştem că, într-adevăr, începând cu
vârsta de 18 ani, persoana este în drept să desfăşoare activitatea de întreprinzător şi orice altă
activitate permisă de lege, să încheie convenţii şi să le execute etc. Totuşi, legea prevede excepţii de
la această regulă. Astfel, conform alin.(2) art.20 CC RM, minorul dobândeşte prin căsătorie capa-
citatea deplină de exerciţiu. În corespundere cu art.14 din Codul familiei al Republicii Moldova,
adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 26.10.20001, vârsta matrimonială minimă este de 16
ani pentru femei şi poate fi de 16 ani pentru bărbaţi.
De asemenea, potrivit alin.(3) art.20 CC RM, minorul care a atins vârsta de 16 ani poate fi
recunoscut ca având capacitate de exerciţiu deplină dacă lucrează în baza unui contract de muncă
sau, cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau curatorului, practică activitate de întreprinzător. Această
dispoziţie legală este completată de următoarele prevederi: „persoana fizică dobândeşte capacitate
de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani” (alin.(2) art.46 din Codul muncii al Republicii Moldova,
adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 28.03.20032); „calitatea de membru de cooperativă o
poate avea persoana fizică de la vârsta de 16 ani” (alin.(2) art.171 CC RM).
Sunt oare aceste argumente legislative suficiente pentru a demonstra că vârsta minimă de
16 ani este adecvată în cazul subiectului infracţiunilor legate de creditare?
Punem această întrebare, deoarece unele bănci comerciale din Republica Moldova, printre
condiţiile obligatorii înaintate faţă de persoanele fizice solicitante de credit indică vârsta minimă de
18 ani.3 Reieşind din aceasta, posibilitatea tragerii minorilor la răspundere penală pentru dobândirea
creditului prin înşelăciune pare a fi mai degrabă ipotetică, decât reală, fapt ce poate fi explicat
1
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2001. – Nr.47-48.
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2003. – Nr.159-162.
147
printr-un şir de cauze de ordin obiectiv şi subiectiv. Din rândul cauzelor de ordin obiectiv face parte
practica existentă de creditare a persoanelor fizice. În acest sens, pare greu de imaginat că careva
bancă comercială va acorda credit unei persoane minore. Printre cauzele de ordin subiectiv trebuie
menţionată complexitatea săvârşirii şi ascunderii infracţiunilor legate de creditare, acţiuni necesi-
tând o pregătire minuţioasă, anumite cunoştinţe în domeniul economico-financiar, experienţa de
viaţă, dar şi experienţă în sfera activităţii economice. De asemenea, subiectul infracţiunilor date
trebuie să posede comunicabilitate la nivel înalt, să aibă aptitudinea „de a-şi arăta” laturile pozitive.
La fel, comiterea infracţiunilor legate de creditare este motivată, de cele mai dese ori, de necesitatea
soluţionării unor probleme financiare de natură personală sau ale firmei la care este angajat subiec-
tul. Iar apariţia unor astfel de probleme este condiţionată, în mod firesc, de trecerea unei perioade de
timp relativ îndelungate de la angajare.
Totuşi, nu poate fi definitiv exclusă posibilitatea ca o persoană, având vârsta între 16 şi 18 ani,
să poată evolua ca subiect al infracţiunilor legate de creditare, chiar şi al infracţiunilor de încălcare a
regulilor de creditare. În acest din urnă caz este de competenţa instituţiei financiare să stabilească
baremul de vârstă pentru persoanele care decid asupra acordării creditelor. În ce priveşte
infracţiunea de dobândire a creditului prin înşelăciune, vârsta de 18 ani a persoanelor ce o pot
comite (condiţionată de cerinţele băncilor comerciale faţă de solicitanţii de credite) se justifică doar
în cazul contractării de persoanele fizice a creditelor de consum pentru procurarea mărfurilor,
bunurilor imobile sau pentru achitarea serviciilor. În cazul altor tipuri de credite acordate persoa-
nelor fizice, criteriul vârstei minime a solicitantului nu este unul determinant. De exemplu, Banca
Comercială pentru Industrie şi Construcţii „Moldindconbank” SA, în cadrul Proiectului de Investiţii
şi Servicii Rurale (IDA), acordă credite persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprin-
zător, angajate în activitatea de fermier, de prelucrare, producere sau comercializare agricolă, sau
oricare alte activităţi de întreprinzător în spaţiul rural.1 În această situaţie, remarcăm că nu criteriul
vârstei, dar cel al ocupaţiei este stabilit ca fiind obligatoriu la determinarea posibilităţii de obţinere
de către persoana fizică a creditului.
În concluzie la cele specificate mai sus putem afirma că este îndreptăţită poziţia legiuitorului
de a fixa vârsta minimă a subiectului infracţiunilor legate de creditare anume la 16 ani. În acelaşi
timp, este redusă posibilitatea evoluării persoanelor având vârsta între 16 şi 18 ani ca subiecţi ai
acestor infracţiuni.
Semnele nominalizate în lege pentru caracterizarea subiectului infracţiunii au următoarea
finalitate: cu ajutorul acestor semne, legiuitorul restrânge cercul de persoane care pot purta răspun-
3
Persoane fizice. Cerinţe faţă de beneficiar // www.maib.md/ro/pf5.asp; Operaţiuni creditare // www.bem.md/?
lang=ro&MenuItem=2&SubMenu=2&SubMenu2=3.
1
Credite din resursele organizaţiilor financiare internaţionale. Proiectul de Investiţii şi Servicii Rurale (IDA) //
www.moldindconbank.com/corporate_services_ro/creditarea/
148
dere penală pentru infracţiunea corespunzătoare. Prin aceasta se sugerează că nu oricare persoană
fizică responsabilă, care a atins o anumită vârstă, poate fi subiect al infracţiunii date.
În acest sens este cazul să vorbim despre subiectul special al infracţiunii. Conform unei opinii
întemeiate, subiect special al infracţiunii este persoana care, de rând cu responsabilitatea şi vârsta, se
mai caracterizează printr-un semn – care este prevăzut expres în textul legii sau care decurge din
aceasta – restrângând astfel cercul persoanelor care pot fi trase la răspundere pentru infracţiunea dată.1
Întru dezvoltarea acestei definiţii, considerăm necesar a prezenta următoarea clasificare a in-
fracţiunilor economice: 1) infracţiunile economice ai căror subiecţi au semne speciale direct indicate
în lege; 2) infracţiunile economice ai căror subiecţi nu au semne speciale; 3) infracţiunile econo-
mice ai căror subiecţi au semne speciale care nu sunt indicate direct în lege, dar care decurg din
textul acesteia.2 În contextul legislaţiei penale a Republicii Moldova, considerăm că la fiecare din
cele trei categorii pot fi raportate următoarele infracţiuni economice: 1) infracţiunile prevăzute la
art.251, 256, 257, 258 CP RM; 2) infracţiunile prevăzute la art.236, 237, 238, 241, 242, 243, 246,
247, 248, 249, 254 CP RM; 3) infracţiunile prevăzute la art.239, 240, 244, 245, 250, 252, 253, 255
CP RM.
Aşadar, dobândirea ilegală a creditului prin înşelăciune este o infracţiune a cărei subiect nu
are semne speciale. În contrast, încălcarea regulilor de creditare este o infracţiune cu subiect special
ale cărui semne nu sunt indicate direct în textul legii, dar care decurg din acesta.
Deşi subiectul infracţiunii prevăzute la art.238 CP RM nu are semne speciale, aceasta nu
exclude posibilitatea clasificării categoriilor de subiecţi ai acestei fapte infracţionale:
a) persoana fizică care nu desfăşoară activitatea de întreprinzător;
b) persoana fizică care desfăşoară activitatea de întreprinzător;
c) persoana fizică care poate încheia contractul de credit în numele unei persoane
juridice;
d) persoana fizică care a intrat în relaţii de creditare cu instituţia financiară în baza
procurii eliberate de solicitantul de credit.
După cum am menţionat anterior, persoana fizică, care nu desfăşoară activitatea de întrep-
rinzător, poate contracta în principal credite de consum. În legătură cu aceasta, băncile comerciale
pot stabili anumite cerinţe suplimentare faţă de această categorie de solicitanţi de credite. De
exemplu, politica de creditare a Băncii Comerciale „EuroCreditBank” SA prevede: „Persoanele
fizice, care nu desfăşoară activitatea de întreprinzător, pot beneficia de credite în valută străină
1
Устименко В.В. Специальный субъект преступления. – Харьков: Вища школа, 1989, р.23.
2
Мурадов Э. Признаки специального субъекта как критерий классификации преступлений в сфере экономи-
ческой деятельности // Уголовное право. – 2003. - № 4. - Р.51-52.
149
pentru decontările cu nerezidenţii pentru servicii ce ţin de achitarea exclusiv prin virament a
cheltuielilor personale (cheltuieli legate de studii, asistenţă medicală etc.)”.1
Pentru recunoaşterea persoanei ca subiect al infracţiunii de dobândire a creditului prin înşelă-
ciune, nu are relevanţă cetăţean al cărei ţări este persoana dată, nici dacă această persoană are cetă-
ţenia vreunei ţări. Totuşi, nu putem face abstracţie de faptul că în cerinţele faţă de solicitanţii credi-
telor de consum înaintate de băncile comerciale se indică calitatea de cetăţean al Republicii
Moldova.2 Aceasta nu este în nici un caz dovada unui tratament discriminatoriu al cetăţenilor străini
şi al apatrizilor. Particularităţile creditului de consum (de exemplu, termenul scurt al acestuia),
precum şi dificultatea de monitorizare a rambursării unui asemenea credit în circumstanţele date,
determină băncile comerciale să prevină apariţia riscului de credit tocmai prin adoptarea unor astfel
de măsuri de prudenţă.
În afară de cetăţenia Republicii Moldova, băncile comerciale pot înainta şi alte cerinţe faţă de
persoanele care solicită un credit de consum.
Astfel, Banca Comercială pentru Industrie şi Construcţii „Moldindconbank” SA reclamă:
domiciliul permanent în Republica Moldova; veniturile lunare ale solicitantului (ale familiei
acestuia) trebuie să fie de două ori mai mari decât plăţile lunare pentru credit. Banca Comercială
„Mobiasbanca” SA înaintează următoarele cerinţe: un loc de muncă permanent de cel puţin 12 luni;
veniturile lunare ale solicitantului (ale familiei acestuia) trebuie să fie de două ori mai mari decât
plăţile lunare pentru credit. Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” SA reclamă: domiciliul
permanent în Republica Moldova; salariul de cel puţin 750 de lei; vechimea în muncă la actualul loc
de cel puţin 6 luni.3 Totuşi, cele sus-menţionate nu trebuie să ducă la concluzia că cerinţele date
implică calităţi speciale pentru persoana fizică care nu desfăşoară activitatea de întreprinzător, dar
care poate evolua ca subiect al dobândirii creditului prin înşelăciune. Chiar dacă nu corespunde nici
unei din aceste cerinţe, persoana dată, prezentând cu bună-ştiinţă informaţii false precum că ar
corespunde lor, întruneşte toate condiţiile pentru a fi considerată subiect al infracţiunii prevăzute la
art.238 CP RM.
Persoana fizică care desfăşoară activitatea de întreprinzător de asemenea poate fi subiectul
infracţiunii de dobândire a creditului prin înşelăciune.
Conform art.1 din Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi,
adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 3.01.19924, activitatea de întreprinzător este
activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor, desfăşurată de
1
Persoane juridice. Credite // www.ecb.md/DocView.aspx?idP=82&idM=124&idD=197.
2
Operaţiuni creditare // www.bem.md/?lang=ro&MenuItem=2&SubMenu=2&SubMenu2=3; Persoane fizice. Cerinţe
faţă de beneficiar // www.maib.md/ro/pf5.asp; Servicii persoanelor particluare. Condiţii de creditare //
www.moldindconbank.com/private_banking_ro/creditconsum/
3
Odinokih S. Viaţa pe credit în stil moldovenesc // Profit. – 2004. – Nr.11. - P. 37-40.
4
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1994. – Nr.2.
150
cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul
lor şi sub răspunderea lor patrimonială, cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri.
Potrivit art.2 din acelaşi act normativ, întreprinzător poate fi:
- orice cetăţean al Republicii Moldova care nu este îngrădit în drepturi, în modul stabilit de
Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi de alte acte legislative;
- orice cetăţean străin sau apatrid, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- un grup de cetăţeni sau de apatrizi (un grup de parteneri) din care se constituie întreprin-
zătorul colectiv;
- orice persoană juridică sau fizică în conformitate cu scopurile sale principale şi cu legis-
laţia.
După cum rezultă din art.14, 15, 16 din Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi,
întreprinderea individuală, societatea în nume colectiv şi societatea în comandită nu sunt persoane
juridice şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoane fizice.
De asemenea, conform Legii Republicii Moldova privind gospodăriile ţărăneşti (de fermieri),
adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 3.11.20001, gospodăria ţărănească are statutul
juridic de persoană fizică. La fel, în corespundere cu Legea Republicii Moldova cu privire la
patenta de întreprinzător, adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 15.07.19982, titularul
patentei de întreprinzător este o persoană fizică.
În consecinţă, persoana fizică care desfăşoară activitatea de întreprinzător, privită ca subiect al
infracţiunii prevăzute la art.238 CP RM, poate fi: 1) întreprinzătorul – posesor al întreprinderii
individuale; 2) asociatul societăţii în nume colectiv; 3) asociatul societăţii în comandită; 4) fonda-
torul – membru al familiei sau şeful (directorul), în cazul în care acesta nu e fondator, pentru
gospodăria ţărănească (de fermier); 5) titularul patentei de întreprinzător.
În alt context, subiect al infracţiunii, prevăzute la art.238 CP RM, poate fi persoana fizică care
poate încheia contractul de credit în numele unei persoane juridice.
În acest sens, este oportun a menţiona că printre documentele prezentate la solicitarea
creditului de către persoanele juridice, adresate Băncii Comerciale „EuroCreditBank” SA, se
numără procesul-verbal al organului de conducere al solicitantului de credit, de a cărui competenţă
ţine luarea de decizii privind persoana împuternicită de a duce tratativele cu Banca despre acordarea
creditului şi persoana împuternicită de a semna contractul de credit.3 De asemenea, printre
documentele prezentate pentru solicitarea creditului de către persoanele juridice, adresate Băncii
1
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2001. – Nr.14-15.
2
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1998. – Nr.72-73.
3
Lista documentelor prezentate la solicitarea creditului de către persoanele juridice // www.ecb.md/DocView.aspx?
idP=82&idM=124&idD=197.
151
Comerciale „Banca Socială” SA, se nominalizează decizia organului competent care permite
conducătorului semnarea contractului de credit.1
Într-adevăr, conducătorul (administratorul) persoanei juridice este principala persoană care
poate încheia contractul de credit în numele persoanei juridice. Care sunt trăsăturile conducătorului
(administratorului) persoanei juridice?
A.Ia. Asnis consideră că conducătorul persoanei juridice este persoana fizică din fruntea
întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei, care acţionează din numele acesteia fără procură, numită
sau aleasă în conformitate cu legea sau cu documentele constitutive.2 În opinia lui Gh. Piperea,
„admiţând că administrarea, ca operaţiune juridică, presupune exercitarea atribuţiilor de posesie,
folosinţă şi dispoziţie asupra fondului de comerţ şi asupra celorlalte elemente din patrimoniul socie-
tăţii, cât şi săvârşirea de acte de conservare, administrare şi dispoziţie în legătură cu aceste bunuri,
că administrarea societăţii este, prin urmare, o formă de exercitare a atribuţiilor dreptului de proprie-
tate socială, putem spune că administratorul este acel organ din structura funcţională şi de organi-
zare a societăţii care poate face toate operaţiunile cerute de aducerea la îndeplinirea obiectului de
activitate a societăţii, afară, bineînţeles, de restricţiile arătate în contractul de societate sau în lege”.3
Din cele menţionate rezultă că conducătorul (administratorul) persoanei juridice, privit ca
subiect al infracţiunii de dobândire a creditului prin înşelăciune, este persoana fizică ce desemnează
organul unipersonal sau colegial din structura funcţională şi de organizare a persoanei juridice, care
este împuternicită de organul competent al acesteia (Cârmuirea, Consiliul, Adunarea Generală etc.)
de a semna contractul de credit din numele persoanei juridice respective.
În literatura de specialitate se afirmă că dreptul primei semnături aplicate pe documentele
economico-financiare ale persoanei juridice îl are numai persoana care răspunde pentru gestionarea
tuturor activităţilor persoanei juridice, adică conducătorul acesteia.4 Considerăm prea categorică
această opinie: nu numai conducătorului persoanei juridice îi poate aparţine dreptul specificat mai
sus. În context, A.A. Tomilin observă: „Pentru perioada când conducătorul îşi suspendă activitatea
din anumite cauze (concediu, deplasare, boală etc.), în locul lui se instalează adjunctul conducătoru-
lui persoanei juridice”.5 De aceea, în art.18 din Legea contabilităţii, adoptate de Parlamentul
Republicii Moldova la 4.04.19956, se prevede că prima semnătură pe obligaţiile creditare poate fi
aplicată de conducătorul agentului economic sau al instituţiei bugetare ori de adjuncţii lui.
1
Lista documentelor prezentate la secţia de credite pentru examinarea solicitării de credit //
www.socbank.md/rom/section/146/
2
Аснис А.Я. Служебное преступление: понятие и субъект. – Москва, 2003, р. 109-110.
3
Piperea Gh. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor comerciale. – Bucureşti: ALL Beck, 1998, p.4.
4
Струкова А.А. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. – Санкт-Петербург: Юридиче-
ский центр Пресс, 2002, р.128.
5
Томилин А.А. Уголовная ответственность руководителя организации // Юридический мир. – 1999 – № 7. -
Р.17-21.
6
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr.28.
152
Însă, adjunctul conducătorului persoanei juridice poate aplica prima semnătură pe obligaţiile
creditare chiar şi în timpul în care conducătorul persoanei juridice nu este suspendat în exercitarea
funcţiei sale. Aceasta depinde de modul în care au fost repartizate atribuţiile între decidenţii de nivel
diferit ai persoanei juridice. Astfel, adjunctul conducătorului persoanei juridice poate fi subiectul
infracţiunii, prevăzute la art.238 CP RM, dacă atribuţiile de administrare a persoanei juridice sunt
repartizate, iar el este responsabil pentru obţinerea creditului în corespundere cu documentele de
constituire sau decizia fondatorilor şi acţionează legitim în baza procurii.
În concluzie: nu vor exista dubii că tocmai conducătorul persoanei juridice este subiectul
infracţiunii amintite, atunci când există izvoare juridice care confirmă obligaţia lui de a executa
acţiuni a căror săvârşire ilegală reprezintă latura obiectivă a dobândirii creditului prin înşelăciune.
Dacă însă executarea obligaţiei respective face parte din atribuţiile altor persoane care activează în
cadrul aceleiaşi persoane juridice, atunci nu există temeiuri de a nu le recunoaşte subiecţi ai
infracţiunii prevăzute la art.238 CP RM. Această abordare a problemei privind subiectul infracţiunii
concordă cu imposibilitatea obiectivă a unei singure persoane de a intra în fondul tuturor
operaţiunilor de ordin economico-financiar ale persoanei juridice.
În conjunctura analizată, este necesară examinarea problemei vizând administratorul de fapt al
persoanei juridice ca subiect al dobândirii creditului prin înşelăciune. În doctrina juridică se susţine
că are calitatea de administrator de fapt „persoana care se amestecă fără drept în exercitarea
funcţiilor determinante pentru direcţiunea generală a întreprinderii, implicând o participare continuă
la această direcţiune, precum şi un control efectiv şi constant al pieţei (afacerilor) societăţii, prin
faptul că dă instrucţiuni salariaţilor, tratează cu băncile în numele societăţii şi semnează angaja-
mente în numele societăţii, defineşte politica şi strategia întreprinderii”.1
Or, sunt frecvente situaţiile când drept conducător (administrator) al persoanei juridice este
aleasă sau numită persoana care de facto nu are această calitate. Aceasta deoarece ea nu dă instruc-
ţiuni salariaţilor, nu tratează cu instituţiile financiare în numele persoanei juridice, nu semnează
angajamentele în numele acesteia etc. Conducătorul (administratorul) de drept (şi nominal) al per-
soanei juridice nu cunoaşte că conducătorul (administratorul) de fapt a prezentat instituţiei
financiare unele informaţii false în scopul obţinerii unui credit sau al majorării proporţiei acestuia,
fie al obţinerii unui credit în condiţii avantajoase. În acest caz, activitatea de administrare a
conducătorului de drept are un caracter formal, constituind un paravan pentru activitatea infrac-
ţională a conducătorului de fapt.
În aceste circumstanţe, conducătorul de fapt al persoanei juridice urmează a fi tras la
răspundere conform art.238 CP RM. Aceasta rezultă din prevederile art.42 CP RM. Potrivit acestei
1
Piperea Gh. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor comerciale, p.7-8.
153
norme, se consideră autor al infracţiunii nu numai persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit fapta
prevăzută de legea penală, dar şi persoana care a săvârşit infracţiunea prin intermediul persoanelor
care nu sunt pasibile de răspundere penală din cauza vârstei, iresponsabilităţii sau din alte cauze
prevăzute de Codul penal. În context, considerăm că una dintre „alte cauze” este lipsa de vinovăţie a
conducătorului de drept al persoanei juridice. În dispoziţia art.238 CP RM nu se nominalizează
categoriile de persoane fizice care pot fi subiecţi ai dobândirii creditului prin înşelăciune. Întrucât
conducătorul de fapt poate realiza latura obiectivă a infracţiunii date, nu există nici un temei de a
nu-l trage la răspundere conform art.238 CP RM.
Potrivit opiniei întemeiate expuse de N.Egorova, nu rareori conducătorul persoanei juridice
săvârşeşte infracţiunea de dobândire a creditului prin înşelăciune în participaţie, fapt ce sporeşte
posibilitatea de a evita tragerea acestuia la răspundere penală.1
Săvârşirea cu participaţie complexă a dobândirii creditului prin înşelăciune este posibilă
atunci când latura obiectivă a infracţiunii se realizează de un singur autor. În această situaţie,
organizator al faptei date va fi persoana care a organizat săvârşirea ei sau a dirijat realizarea ei, ori
persoana care a creat un grup criminal organizat sau o organizaţie criminală având scopul dobândirii
creditelor prin înşelăciune, fie a dirijat activitatea acestora. Instigator al dobândirii creditelor prin
înşelăciune va fi persoana care, prin orice metode, determină o altă persoană să săvârşească această
infracţiune. Complice la dobândirea creditului prin înşelăciune va fi persoana care, prin sfaturi,
indicaţii, prestare de informaţii, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole
etc., contribuie la săvârşirea acesteia.
Infracţiunea, prevăzută la art.238 CP RM, poate fi săvârşită şi în coautorat, adică de doi sau
mai mulţi autori. Datorită specificului său, infracţiunea dată este săvârşită, în frecvente cazuri, de un
grup constituit din cel puţin două persoane, în urma unei înţelegeri prealabile. În acest plan, se
impune examinarea problemei privind realizarea laturii obiective a dobândirii creditului prin înşelă-
ciune în comun, de către conducătorul persoanei juridice, care solicită creditul, şi contabilul-şef al
acestei persoane juridice.
În literatura de specialitate este exprimat punctul de vedere, conform căruia semnarea angaja-
mentului de contractare a creditului în numele persoanei juridice, de către contabilul-şef al persoa-
nei date, nu este obligatorie.2 Nu putem susţine această opinie. Ea este infirmată atât de prevederile
normative, cât şi de practica de creditare.
Astfel, potrivit art.18 din Legea contabilităţii, dreptul celei de-a doua semnături, aplicate pe
obligaţiile creditare ale agentului economic sau instituţiei bugetare, aparţine şefului serviciului con-
tabil (adjuncţilor lui). De asemenea, conform art.19 al aceleiaşi legi, documentele, ce servesc drept
1
Егорова Н. Понятие «руководитель организации» в уголовном праве // Уголовное право. - 2005 - № 1. - Р.18-20.
2
Бублик М. Без подписи бухгалтера недействительно? //Банковский вестник. – 2003. - № 2. - Р.54-56.
154
bază pentru îndeplinirea obligaţiilor creditare, a căror onorare urmează să se facă din contul fondu-
rilor cu destinaţie specială şi altor surse de finanţare, fără semnătura şefului serviciului contabil,
sunt considerate nevalabile pentru executori.
În acelaşi registru, consemnăm că buletinele de identitate al conducătorului şi al contabilului-
şef ai persoanei juridice solicitante de credit fac parte din lista de documente prezentate la secţia de
credite a Băncii Comerciale „Banca Socială” SA, pentru examinarea solicitării de credit.1 Copiile
buletinelor de identitate al administratorului/directorului întreprinderii (companiei) şi al
contabilului-şef la fel fac parte din lista documentelor prezentate de către persoanele juridice la
solicitarea creditului de la Banca Comercială „EuroCreditBank” SA.2 Cerinţe similare sunt înaintate
de Banca Comercială „Mobiasbanca” SA3, Banca Comercială „Investprivatbank” SA4 etc. Mai
mult, ultima din băncile comerciale specificate cere de la persoanele juridice solicitante de credite şi
fişa cu specimenele semnăturilor conducătorului şi contabilului-şef ai persoanei juridice.5
În aceste condiţii, ar fi incorect a susţine că semnarea angajamentului de contractare a cre-
ditului în numele persoanei juridice, de către contabilul-şef (şeful serviciului contabil) al acesteia,
nu este obligatorie. Contabilul-şef (şeful serviciului contabil) este obligat să asigure controlul
circulaţiei elementelor patrimoniului persoanei juridice şi al executării obligaţiilor creditare. Iată de
ce, este indispensabilă semnarea contractelor de credit bancar şi a celorlalte documente de creditare
tocmai de contabilul-şef ori şeful serviciului contabil al persoanei juridice care solicită creditul (sau
de persoana împuternicită de acesta). Pentru a evita careva îndoieli cu privire la caracterul
indispensabil al semnăturii contabilului-şef (a şefului serviciului contabil) pe angajamentul de
contractare a creditului, propunem completarea Capitolului III al Regulamentului BNM cu privire la
activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica Moldova cu pct.3.7, având următorul
conţinut: „Cererile de obţinere a creditului se primesc de la conducătorul (adjunctul împuternicit al
acestuia) şi contabilul-şef/şeful serviciului contabil (persoana împuternicită de acesta) ai întreprin-
derii, instituţiei sau organizaţiei având statutul de persoană juridică”.
După cum s-a menţionat anterior, subiect al dobândirii creditului prin înşelăciune poate fi şi
persoana fizică care a intrat în relaţia de creditare cu instituţia financiară în baza procurii eliberate
de solicitantul de credit.
Aşadar, subiect al infracţiunii date poate fi nu doar persoana fizică care se află în raporturi
juridice de muncă cu persoana juridică solicitantă de credit. Împuternicirile de contractare a
1
Lista documentelor prezentate la secţia de credite pentru examinarea solicitării de credit //
www.socbank.md/rom/section/146/
2
Lista documentelor prezentate la solicitarea creditului de către persoane juridice // www.ecb.md/DocView.aspx?
idP=82&idM=124&idD=197.
3
Setul minim de documente // www.mobiasbank.com/links.cfm?id=13
4
Documente pentru cererea de credit // www.ipb.md/rom/section/45/
5
Ibidem.
155
creditului pot decurge şi din procura eliberată de o persoană juridică sau fizică. Conform art.252 CC
RM, procura este înscrisul întocmit pentru atestarea împuternicirilor conferite de reprezentat unui
sau mai multor reprezentanţi.
Codul civil în vigoare a lărgit considerabil posibilităţile de învestire cu dreptul de a săvârşi
acte cu relevanţă juridică din numele altei persoane (inclusiv al unei persoane juridice). Este de
notat că, potrivit art.249 CC RM, dacă o persoană încheie un act juridic în numele unei alte
persoane fără a avea împuterniciri pentru reprezentare sau cu depăşirea împuternicirilor, actul
juridic produce efecte pentru reprezentat numai în cazul în care acesta îl confirmă ulterior. De unde
rezultă că subiectul infracţiunii, prevăzute la art.238 CP RM, poate fi şi reprezentantul persoanei
juridice sau fizice solicitante de credit, iar perfectarea necorespunzătoare a împuternicirilor lui nu în
toate cazurile împiedică recunoaşterea calităţii lui de subiect al acestei infracţiuni.
În contextul infracţiunii prevăzute la art.239 CP RM, subiect al acesteia poate fi persoana
fizică responsabilă care, la momentul săvârşirii infracţiunii, a atins vârsta de 16 ani. Însă, aceste
condiţii generale nu sunt suficiente pentru a recunoaşte persoana fizică drept subiect al infracţiunii
de încălcare a regulilor de creditare. Spre deosebire de subiectul dobândirii creditului prin înşe-
lăciune, subiectul încălcării regulilor de creditare este unul special. Calităţile speciale ale subiectului
dat nu sunt expres prevăzute în dispoziţia art.239 CP RM. Dar aceste calităţi nu sunt greu de
determinat pe calea interpretării caracteristicilor laturii obiective a infracţiunii de încălcare a reguli-
lor de creditare, expres prevăzute în dispoziţia sus-amintită. Astfel, subiectul încălcării regulilor de
creditare este persoana fizică în a cărei competenţă intră acordarea creditului, care încalcă regulile
de creditare.
În conformitate cu Regulamentul BNM cu privire la activitatea de creditare a băncilor care
operează în Republica Moldova, în procesul de aprobare, dreptul de a lua decizii referitoare la
cererile de acordare a creditelor se atribuie unui comitet special de credit compus dintr-un număr
impar de membri, dar nu mai puţin de trei persoane; suma maximală a unui credit care poate fi
acordat fără aprobarea de către comitetul special de credit la nivel de filială este determinată în
prevederile politicii generale de creditare a băncii; orice tranzacţie de credit poate fi încheiată numai
cu avizul a cel puţin trei persoane.
De aici se poate deduce că infracţiunea de încălcare a regulilor de creditare se săvârşeşte, în
cele mai frecvente cazuri, prin participaţie preordinată, adică prin participaţie „la care contribuţia
este dată în urma unei înţelegeri prealabile (concert fraudulos)”.1 Aceasta deoarece, conform preve-
derilor normative, acordarea unui credit se realizează de trei sau mai multe persoane împreună.
1
Bulai C. Manual de drept penal. Partea Generală, p.432.
156
Aceste persoane pot fi din componenţa comitetului special de credit din cadrul băncii comerciale,
dar pot fi şi din afara lui, în funcţie de prevederile politicii generale de creditare a băncii comerciale.
Considerăm că, în cazuri mai rare, infracţiunea de încălcare a regulilor de creditare poate fi
comisă de o singură persoană. Această persoană, fiind funcţionar bancar, având sau nu calitatea de
membru al comitetului special de credit, îşi arogă dreptul de a decide unipersonal asupra acordării
creditului. Prin aceasta persoana dată acordă creditul cu încălcarea regulilor de creditare fixate în
Regulamentul BNM cu privire la activitatea de creditare a băncilor care operează în Republica
Moldova, specificate mai sus. În cazul dat, în virtutea art.116 CP RM, se va aplica numai art.239
CP RM, fără a fi necesară calificarea suplimentară conform art.336 CP RM („Depăşirea atribuţiilor
de serviciu”). În acelaşi timp, semnarea documentelor de acordare a creditului de către cel care îşi
arogă împuternicirile celorlalte cel puţin două persoane decidente necesită calificarea suplimentară
potrivit art.361 CP RM. Or, întocmirea şi semnarea frauduloasă a documentelor respective depă-
şeşte în mod evident latura obiectivă a infracţiunii prevăzute la art.239 CP RM.
Aceleaşi reguli de calificare pot fi aplicate în ipoteza acordării unui credit cu încălcarea reguli-
lor de creditare de către unul sau mai mulţi funcţionari din cadrul unei instituţii financiare nebancare.
În doctrina penală există opinia, conform căreia în cazul în care în componenţa de infracţiune
este special numai subiectul de infracţiune, atunci organizatorii, instigatorii sau complicii, care nu
au calităţile subiectului special, dar care au executat măcar o parte a laturii obiective a infracţiunii
respective, pot fi consideraţi coautori ai acestei infracţiuni. 1 Nu putem sprijini un asemenea punct de
vedere. În acord cu prevederile alin.(1) art.42 CP RM, numai autorul infracţiunii execută integral
sau parţial latura obiectivă a infracţiunii. Este dificil a ne imagina situaţia când o persoană din
cadrul sau din afara instituţiei financiare, care nu are competenţa de acordare a creditului, îl acordă
totuşi. Dar chiar dacă această ipoteză s-ar realiza, persoana dată nu ar putea fi trasă la răspundere
conform art.239 CP RM. Considerăm că, în funcţie de circumstanţele concrete, fapta acestei
persoane poate fi calificată ca escrocherie cu sau fără folosirea situaţiei de serviciu.
Subiect al infracţiunilor, prevăzute la art.238 şi art.239 CP RM, poate fi nu doar persoana
fizică. Din prevederile alin.(4) art.21 CP RM rezultă că şi persoana juridică, care desfăşoară activi-
tatea de întreprinzător, poate fi subiectul acestor infracţiuni.
În noile realităţi ale practicii penale mondiale se pot distinge cinci modele legislative prin care
se realizează tragerea la răspundere a persoanei juridice:
a) răspunderea civilă subsidiară sau cumulativă a persoanei juridice pentru faptele comise de
angajaţii săi;
b) măsurile de siguranţă preluate din dreptul penal sau administrativ;
1
Аветисян С. Ответственность за организацию, подстрекательство и пособничество в преступлении со спе-
циальным составом // Закон и право. – 2004. - № 2. - Р.37.
157
1
Mancaş R. Răspunderea penală a persoanei juridice // Revista de drept penal. – 1998. – Nr.3. - P.69.
2
Мазур С. Объект и виды экономических преступлений и преступлений в сфере экономической деятельности //
Уголовное право. – 2003. - №2. - Р.49-51.
158
1
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. – 2005. – Nr.9. - P.6.
2
Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, nr.1r/a – 18/2002 din 16.05.2002 //
Moldinfolex.
159
Secţiunea I
numai în cazul în care infractorul încă la momentul intrării în posesia acestor bunuri avea drept scop
însuşirea lor şi nu intenţiona să îndeplinească angajamentul asumat”.1
Aşadar, în cazul escrocheriei, făptuitorul nu intenţionează să întoarcă creditul obţinut. El
intenţionează să-l treacă în stăpânirea sa definitivă. În opoziţie, în cazul dobândirii creditului prin
înşelăciune, făptuitorul intenţionează să folosească temporar şi gratuit creditul obţinut, după care să
întoarcă creditul instituţiei financiare.
Dar, infracţiunile prevăzute la art.190 şi 238 CP RM se deosebesc şi sub aspectul laturii
obiective. Astfel, conţinutul înşelăciunii în cazul dobândirii creditului prin înşelăciune are un alt
profil decât conţinutul înşelăciunii în cazul escrocheriei. La concret, conţinutul înşelăciunii în
primul caz este limitat prin:
- informaţii şi
- forma activă a înşelăciunii.
În consecinţă, sub incidenţa art.238 CP RM nu pot nimeri acţiunile înşelătoare mărturisind
despre bunăstarea economico-financiară pretinsă a solicitantului de credite. De asemenea, spre deose-
bire de art.190 CP RM, art.238 CP RM nu prevede răspunderea pentru înşelăciune în formă pasivă.
În concluzie, concursul ideal nu este posibil în cazul infracţiunilor prevăzute la art.190 şi 238
CP RM.
Nu se exclude posibilitatea concursului real între cele două fapte infracţionale: făptuitorul
sustrage un credit prin înşelăciune sau abuz de încredere, iar ulterior prezintă cu bună-ştiinţă
informaţii false în scopul obţinerii unui alt credit, sau majorării proporţiei unui alt credit, sau
obţinerii unui alt credit în condiţii avantajoase.
Considerăm imposibilă concurenţa de norme care prevăd răspunderea pentru dobândirea
creditului prin înşelăciune şi escrocherie. Or, art.190 CP RM nu este o normă generală în raport cu
art.238 CP RM. De asemenea, nici concurenţa dintre parte şi întreg nu se atestă la stabilirea
corelaţiei dintre art.238 CP RM şi art.190 CP RM.
Într-o altă ordine de idei, în doctrina penală este consemnată posibilitatea săvârşirii corelative
a infracţiunii de delapidare a averii străine şi a infracţiunilor legate de creditare. 2 Sprijinind aceste
poziţii, suntem de părerea că, în asemenea cazuri, este posibil fie concursul dintre infracţiunile
prevăzute la art.238 şi 191 CP RM, fie concursul dintre infracţiunile prevăzute la art.239 şi 191
CP RM.
1
Decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova nr.1r/a-193/2000 din 19.12.2000 //
Moldinfolex.
2
Яни П. Уголовное преследование за посягательства на средства банков // Законность. – 1996. – №5. – Р.39-44;
Ривкин К.Е. Уголовная ответственность за хищения кредитных средств // Гражданин и право. – 2001. – №4. –
Р.27-32; Мерзогитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных отношений
(уголовно-правовой и криминологический аспекты): Диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. – Москва, 1998, р.132.
162
În prima ipoteză, persoana, care are acces la mijloacele de pe conturile de depozitare ale
persoanelor fizice sau juridice, datorită funcţiei pe care o ocupă în cadrul instituţiei financiare, sus-
trage aceste mijloace. Ulterior, aceeaşi persoană, care susţine că s-a concediat de la instituţia finan-
ciară (dar în realitate continuă să lucreze la ea), solicită de la instituţia financiară respectivă un
credit a cărui mărime depăşeşte limita maximă a creditului care poate fi acordat unui funcţionar
bancar. În ansamblu, cele săvârşite reprezintă concursul real dintre delapidarea averii străine şi
dobândirea creditului prin înşelăciune. Concursul ideal dintre cele două fapte infracţionale este
imposibil, deoarece făptuitorul nu poate urmări simultan scopul sustragerii şi scopul folosinţei
temporare.
Concursul real dintre delapidarea averii străine şi încălcarea regulilor de creditare poate avea
loc în următoarea situaţie: persoana din cadrul instituţiei financiare competentă a decide asupra
acordării creditelor sustrage bunurile care i-au fost încredinţate în administrare. Ulterior, aceeaşi
persoană acordă credite cu încălcarea regulilor de creditare, producând prin aceasta daune în
proporţii mari instituţiei financiare. În ansamblu, cele comise constituie concursul real dintre delapi-
darea averii străine şi încălcarea regulilor de creditare. Concursul ideal dintre cele două infracţiuni
nu este posibil, de vreme ce nu poţi simultan să treci ceva în propria posesie şi să acorzi altcuiva
acest ceva.
Analizând prevederile art.116-118 CP RM, conchidem că nu poate exista concurenţa dintre
art.238 sau 239 CP RM, pe de o parte, şi art.191 CP RM, pe de altă parte.
La lit.b) alin.(2) art.239 CP RM se prevede răspunderea pentru acordarea unui credit cu
încălcarea intenţionată a regulilor de creditare, care a condus la insolvabilitatea instituţiei financiare.
Întrucât făptuitorul manifestă intenţia directă sau indirectă faţă de urmarea prejudiciabilă sub forma
insolvabilităţii instituţiei financiare, apare problema concurenţei dintre art.239 şi 252 CP RM. Cu
privire la infracţiunea prevăzută la art.252 CP RM – insolvabilitatea intenţionată – în doctrina
penală se afirmă că una dintre modalităţile faptice de creare sau de agravare a insolvabilităţii este
acordarea de credite unor persoane care în mod vădit nu le vor rambursa.1 În acest sens, se poate
observa că între art.252 şi art.239 CP RM există concurenţa dintre parte şi întreg. La calificare, se
va aplica numai art.239 CP RM, nefiind necesară calificarea suplimentară conform art.252 CP RM.
În literatura de specialitate este specificată posibilitatea concursului real dintre pseudoactivi-
tatea de întreprinzător (art.242 CP RM) şi dobândirea creditului prin înşelăciune (art.238 CP RM).2
1
Stati V. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de insolvabilitate. – Chişinău: CE USM, 2003, p.119-120; Stati
V. Interpretarea normelor penale care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile legate de faliment // Avocatul
poporului. – 2001. – Nr.1-3. - P.38-40.
2
Brânză S., Ulianovschi X., Stati V. şi alţii. Drept penal. Partea Specială. – Chişinău: Cartier, 2005, p.451; Mutu M.
Pseudoactivitatea de întreprinzător în legislaţia penală a Republicii Moldova // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria
„Ştiinţe socioumanistice”. Vol.I. – Chişinău: CEP USM, 2004, p.291-295; Абрамов В.Ю. Преступления в сфере
кредитования: законодательство и правоприменительная практика // Законодательство. – 1998. - №8. - Р.21-25.
163
3
Mutu M. Unele aspecte ale laturii obiective a infracţiunii „spălarea banilor” // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria
„Ştiinţe socioumanistice”. Vol.I. – Chişinău: CE USM, 2003, p.194-199.
4
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2001. – Nr.139-140.
164
165
Secţiunea II
Toate infracţiunile intenţionate trec prin etapa de creare a condiţiilor pentru producerea
rezultatului infracţional şi etapa de executare a infracţiunii. În cursul unor infracţiuni desfăşurarea
acestor etape decurge rapid, în altele – un timp mai îndelungat. Nu există infracţiuni despre care s-ar
putea spune că specificul laturii lor obiective ar exclude posibilitatea de pregătire de infracţiune sau
de tentativă de infracţiune.1
În cele ce urmează vom examina dacă această teză este validă în cazul infracţiunilor prevăzute
la art.238 şi 239 CP RM.
Nu poate fi pusă la îndoială posibilitatea existenţei pregătirii de infracţiune în cazul dobândirii
creditului prin înşelăciune sau al încălcării regulilor de creditare. Mai mult, aşa cum rezultă din
prevederile alin.(2) art.26 CP RM, pregătirea de aceste infracţiuni se sancţionează. Totuşi, în
practica aplicării legii penale se atestă foarte puţine cazuri de tragere la răspundere penală pentru
pregătirea de infracţiune. Urmărind a imprima valoare aplicativă lucrării de faţă, ne vom concentra
atenţia doar asupra unuia din tipurile activităţii infracţionale neconsumate, şi anume: asupra
tentativei de infracţiune.
În conformitate cu art.27 CP RM, se consideră tentativă de infracţiune acţiunea sau inacţiunea
intenţionată îndreptată nemijlocit spre săvârşirea unei infracţiuni, dacă, din cauze independente de
voinţa făptuitorului, aceasta nu şi-a produs efectul.
Acţiunea sau inacţiunea prejudiciabilă îşi produce efectul atunci când se consumă.
Fiind o infracţiune formală, dobândirea creditului prin înşelăciune se consumă din momentul
recepţionării de către instituţia financiară a informaţiilor false prezentate de către făptuitor. Tocmai
în acest moment sunt supuse vătămării valorile şi relaţiile sociale apărate prin incriminarea faptei
prevăzute la art.238 CP RM.
Fiind o infracţiune materială, încălcarea regulilor de creditare se consumă din momentul:
1) cauzării instituţiei financiare a daunelor în proporţii mari (alin.(1) art.239 CP RM); 2) cauzării
instituţiei financiare a daunelor în proporţii deosebit de mari (lit.a) alin.(2) art.239 CP RM);
3) insolvabilităţii instituţiei financiare (lit.b) alin.(2) art.239 CP RM).
Conform opiniei lui C.Bulai, tentativa cuprinde toate actele de executare a rezoluţiei infrac-
ţionale efectuate de la terminarea actelor preparatorii şi până la consumarea infracţiunii. 2 De aici
1
Струкова А.А. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. – Санкт-Петербург: Юридиче-
ский центр Пресс, 2002, р.105.
2
Bulai C. Manual de drept penal. Partea Generală. – Bucureşti: ALL, 1997, p.395.
166
rezultă că executarea constituie substanţa tentativei de infracţiune. Ultimul act de pregătire de in-
fracţiune marchează momentul imediat anterior începerii executării. Actul care precede neproduce-
rea efectului infracţiunii (adică întreruperea desfăşurării faptei sau neizbutirea executării) marchează
momentul final al executării. Între cele două momente îşi găseşte realizarea tentativa de infracţiune.
Din această perspectivă, momentul imediat anterior începerii executării dobândirii creditului
prin înşelăciune este marcat de ultimul act de înţelegere prealabilă de a săvârşi această infracţiune,
prevăzându-se procurarea, fabricarea sau adaptarea mijloacelor ori instrumentelor sau crearea
intenţionată, pe altă cale, de condiţii pentru săvârşirea ei, dacă, din cauze independente de voinţa
făptuitorului, infracţiunea nu şi-a produs efectul. Momentul final al executării dobândirii creditului
prin înşelăciune este marcat, în ipoteza tentativei, de neproducerea recepţionării de către instituţia
financiară a informaţiilor false prezentate de către făptuitor.
Momentul imediat anterior începerii executării încălcării regulilor de creditare este marcat de
ultimul act de înţelegere prealabilă de a săvârşi această infracţiune, prevăzându-se procurarea, fabri-
carea sau adaptarea mijloacelor ori instrumentelor sau crearea intenţionată, pe altă cale, de condiţii
pentru săvârşirea ei, dacă, din cauze independente de voinţa făptuitorului, infracţiunea nu şi-a pro-
dus efectul. Momentul final al executării încălcării regulilor de creditare este marcat de neprodu-
cerea daunelor în proporţii mari sau deosebit de mari instituţiei financiare ori a insolvabilităţii
acesteia.
În literatura de specialitate se afirmă că tentativa la infracţiunea formală este posibilă numai
atunci când latura obiectivă se constituie din diferite acţiuni prevăzute în dispoziţia normei de
incriminare.1 În alţi termeni, se susţine că tentativa la infracţiunea formală e posibilă doar în cazul
în care această infracţiune este una complexă, fiind alcătuită, sub aspectul laturii obiective, nu dintr-
o singură acţiune (inacţiune), ci dintr-un sistem de acţiuni (inacţiuni).
Nici infracţiunea prevăzută la art.238 CP RM, nici cea prevăzută la art.239 CP RM nu este o
infracţiune complexă. Încălcarea regulilor de creditare este numai în aparenţă o infracţiune com-
plexă. În realitate, acţiunea sau inacţiunea de încălcare a regulilor de creditare, din alcătuirea laturii
obiective a infracţiunii, prevăzute la art.239 CP RM, reprezintă ilicitatea faptei incriminate. În acest
sens, fapta incriminată la art.239 CP RM poate fi descrisă, fără a-şi pierde din esenţa juridică, şi ca
„acordarea ilegală a unui credit” sau ca „acordarea unui credit cu încălcarea legii”. Aşadar, acţiunea
sau inacţiunea de încălcare a regulilor de creditare constituie, în ultimă instanţă, cerinţa esenţială ce
caracterizează fapta incriminată la art.239 CP RM.
În lumina celor specificate mai sus, înseamnă oare că activitatea infracţională, descrisă în
dispoziţia art.238 CP RM, nu este susceptibilă de tentativă? Considerăm că răspunsul la această
1
Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. şi alţii. Codul penal comentat şi adnotat. – Chişinău: Cartier, 2005, p.52.
167
1
Antoniu G. Tentativa (doctrină, jurisprudenţă, drept comparat). – Bucureşti: Tempus, 1996, p.225-226.
2
Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova. – 1997 – Nr.10. - P.5-11.
3
Culegere de hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (mai 1974-iulie 2002). – Chişinău, 2002, p.297-299.
4
Şavga A. Formele infracţiunii intenţionate după fazele ei de desfăşurare: Autoreferat al tezei de doctor în drept. –
Chişinău, 2002, p.15.
168
persoane care nu are aceste semne din cauza iresponsabilităţii. Însă, ţinându-se cont de specificul
infracţiunilor legate de creditare, modalitatea de săvârşire a acestora prin intermediul persoanei care
nu a atins vârsta de 16 ani este mai puţin posibilă. În mod regretabil, spre deosebire de alin.(1)
art.63 din Codul penal al Federaţiei Ruse, alin.(1) art.77 CP RM nu include, ca circumstanţă agra-
vantă, împrejurarea „atragere la săvârşirea infracţiunii a persoanelor care suferă de afecţiuni psihice
grave”. Or, nu poate fi exclusă posibilitatea ca la comiterea dobândirii creditului prin înşelăciune să
fie folosite, ca instrument animat, tocmai astfel de persoane.
Considerăm că, în cele mai frecvente cazuri, participaţia la infracţiunile legate de creditare
evoluează ca participaţie simplă sau complexă, presupunând participarea a cel puţin doi coautori.
Astfel, datorită specificului său, fapta incriminată la art.238 CP RM este săvârşită adesea de
un grup constituit din cel puţin două persoane, în urma unei înţelegeri prealabile. Or, contractul de
credit bancar şi celelalte documente de creditare trebuie semnate, în primul rând, de conducătorul
persoanei juridice. De asemenea, în corespundere cu principiul contrasemnăturii, este indispensabilă
semnarea aceloraşi documente de contabilul-şef ori de şeful serviciului contabil al persoanei juri-
dice care solicită creditul (sau de persoana împuternicită de acesta). Aceasta întrucât contabilul-şef
(şeful serviciului contabil) este obligat să asigure controlul circulaţiei elementelor patrimoniului
persoanei juridice şi al executării obligaţiilor creditare. În cazul dat, anume conducătorul persoanei
juridice şi contabilul-şef (şeful serviciului contabil), realizând latura obiectivă a dobândirii credi-
tului prin înşelăciune, vor avea calitatea de coautori la această infracţiune.
Şi infracţiunea prevăzută la art.239 CP RM se săvârşeşte, de regulă, de un grup constituit din
cel puţin două persoane, în urma unei înţelegeri prealabile.
În conformitate cu Regulamentul BNM cu privire la activitatea de creditare a băncilor care
operează în Republica Moldova, în procesul de aprobare, dreptul de a lua decizii referitoare la
cererile de acordare a creditelor se atribuie unui comitet special de credit compus dintr-un număr
impar de membri, dar nu mai puţin de trei persoane; suma maximală a unui credit care poate fi
acordat fără aprobarea de către comitetul special de credit la nivel de filială este determinată de
prevederile politicii generale de creditare a băncii; orice tranzacţie de credit poate fi încheiată numai
cu avizul a cel puţin trei persoane.
În alţi termeni, infracţiunea de încălcare a regulilor de creditare se comite de trei sau mai
mulţi coautori, care pot să alcătuiască sau nu comitetul special de credit din cadrul băncii comer-
ciale.
Infracţiunea de încălcare a regulilor de creditare este o infracţiune cu subiect special. Datorită
acestui fapt, nu putem trece cu vederea problema participaţiei la această infracţiune cu subiect
special.
170
Este posibil ca o persoană, făcând parte dintr-o subdiviziune a băncii comerciale, să ia parte la
procesul de verificare a solicitantului de credit în ce priveşte credibilitatea, solvabilitatea, onesti-
tatea acestuia. Totuşi, o asemenea persoană nu are o calitatea specială de subiect al infracţiunii de
încălcare a regulilor de creditare, deoarece nu are competenţa de a lua decizii privind acordarea sau
neacordarea creditului. În această situaţie, persoana respectivă nu poate purta răspundere în calitate
de coautor. Ea poate avea calitatea de organizator, instigator sau complice, iar cele săvârşite de ea
se califică potrivit art.42 şi art.239 CP RM.
În aceeaşi ipoteză, acţiunile organizatorului, instigatorului sau complicelui la infracţiunea de
încălcare a regulilor de creditare pot să nu-şi producă efectul din cauze independente de voinţa
participantului respectiv. În context, susţinem opinia, exprimată în doctrina penală, conform căreia
astfel de acţiuni formează pregătirea sau tentativa de infracţiune.1 Deci, la concret, calificarea
trebuie să se facă în conformitate cu art.26 sau 27 şi art.239 CP RM.
Conform principiului accesorietăţii, organizatorul, instigatorul sau complicele la infracţiune,
sunt traşi la răspundere penală conform aceleiaşi norme din Partea Specială a legii penale ca şi
autorul infracţiunii. Totuşi, dacă autorul a depăşit limitele intenţiei comune, el va răspunde de
infracţiunea concretă săvârşită de el. În acelaşi timp, organizatorul, instigatorul sau complicele vor
răspunde pentru pregătirea la infracţiunea a cărei comitere a fost preconizată iniţial. Astfel, este
posibil ca iniţial să existe intenţia de acordare a creditului, cu încălcarea regulilor de creditare, unei
întreprinderi care este condusă de organizatorul, instigatorul sau complicele la infracţiune. Ulterior,
autorul infracţiunii decide să treacă creditul pe unul din conturile sale, sustrăgându-l de la instituţia
financiară la care activează. În situaţia dată, autorul trebuie să răspundă pentru delapidarea averii
străine (art.191 CP RM). Totodată, acţiunile organizatorului, instigatorului sau complicelui urmează
a fi calificate potrivit art.26 şi art.239 CP RM. Deci, ca pregătire pentru infracţiunea de încălcare a
regulilor de creditare.
1
Grama. M. Participanţii la infracţiune şi particularităţile răspunderii lor. – Chişinău: USM, 2003, p.112.
171
Secţiunea III
1
Dicţionarul explicativ al limbii române / Sub red. lui I.Coteanu, L.Seche, M.Seche. – Bucureşti: Univers enciclopedic,
1998, p.929.
2
Marcu F. Marele dicţionar de neologisme. – Bucureşti: Saeculum I.O., 2004, p.796.
3
Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. – Москва, 1989, р.19-20.
4
Карпушин М.П. Проблемы уголовного права в оперативной и следственной практике органов государст-
венной безопасности. – Москва, 1984, р.97.
5
Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллинн, 1987, р.257.
6
Баулин Ю.В. К вопросу о профессиональном и хозяйственном риске в проекте Основ уголовного законо-
дательства // Правовое государство. (Тарту). – 1989. – Вып.1. - Р.227.
172
În legătură cu aceasta, menţionăm că, potrivit alin.(1) art.40 CP RM, nu constituie infracţiune
fapta, prevăzută de legea penală, care a cauzat daune intereselor ocrotite de lege în cazul riscului
întemeiat pentru realizarea scopurilor socialmente utile. Conform alin.(2) art.40 CP RM, riscul se
consideră întemeiat dacă scopul socialmente util urmărit nu a putut fi realizat fără un anumit risc şi
dacă persoana care l-a admis a luat măsurile necesare pentru a preveni cauzarea de daune intereselor
ocrotite de lege. În fine, în conformitate cu alin.(3) art.40 CP RM, riscul nu poate fi considerat
întemeiat dacă era cu bună-ştiinţă îmbinat cu pericolul pentru viaţa persoanei sau cu pericolul
provocării unui dezastru ecologic sau social.
Din cele specificate decurge că riscul întemeiat constituie acţiunea care urmăreşte un scop
socialmente util, comportând probabilitatea unui rezultat socialmente periculos, acţiune ce repre-
zintă o cauză care înlătură caracterul penal al faptei. În acest sens, este oportun a reproduce punctul
de vedere al lui D.Kuzneţov care, referindu-se la fapta de obţinere ilegală a creditului, menţionează:
„... ţinând cont de particularităţile psihologiei umane, se poate face concluzia că, sperând într-un
noroc, majoritatea întreprinzătorilor sunt gata, în caz de necesitate, să prezinte creditorului cu bună-
ştiinţă informaţii false în scopul obţinerii unor mijloace băneşti atât de necesare pentru dezvoltarea
afacerilor, mizând pe aceea că vor putea să le investească avantajos, că vor obţine profit şi că le vor
rambursa la timp”.1
În continuare, să examinăm condiţiile în care riscul întemeiat reprezintă o cauză care înlătură
caracterul penal al faptelor legate de creditare.
După V.Sandarajan şi Tomas J.T.Balino, o criză bancară are efecte economice imediate. Ea
dezorganizează desfăşurarea normală a relaţiilor de creditare şi ridică costurile intermedierii
creditare. Ea slăbeşte controlul monetar şi bugetar. Criza bancară generează o serioasă incertitudine
care reduce simţitor afluxul de investiţii şi creşterea economică.2 Aşadar, acesta ar putea fi rezul-
tatul socialmente periculos condiţionat de faptele, legate de creditare, săvârşite în cazul riscului. În
acelaşi timp, parafrazând cele evocate de V.I. Samorokov, am putea afirma că lipsa în legea penală
a normei cu privire la riscul întemeiat ar imobiliza iniţiativa economică, ar împiedica implementarea
rapidă în practică a descoperirilor şi invenţiilor, ar genera teama în faţa a ce e nou, ducând la apatie
şi stagnare, iar, în ultimă instanţă, la pierderi social-economice de proporţii.3 Care ar trebui să fie
măsura ce ar asigura echilibrul între interesul general al societăţii şi interesul personal al celor care
îşi asumă riscul activând în domeniul de creditare?
În principiu, răspunsul la această întrebare este dat de legiuitor în alin.(2) şi (3) art.40 CP RM:
1) făptuitorul trebuie să urmărească un scop socialmente util;
1
Кузнецов Д. Некоторые вопросы совершенствования уголовно-правовой защиты прав кредиторов (сравнительно-
правовой аспект) // Закон и право. – 2003. – №6. – P.34.
2
Sandarajan V., Balino Tomas J.T. Banking Crises: Cases and Issues. – Washington, 1991, p.3-4.
3
Самороков В.И. Риск в уголовном праве // Государство и право. – 1993. – №5. – Р.103-112.
173
1
Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – Москва: Банковский и биржевой научно-консультационный
центр, 1992, р.342-357; Банковское дело / Под ред. Ю.А. Бабичевой. – Москва: Экономика, 1993, р.77-87.
2
Банки и рынок. Книга II / Под общей ред. В.П. Валейко. – Кишинев, 1996, р.87-88.
3
Трухин В. Кредитный риск // Банковский вестник. – 2003. – №8. – Р.35.
4
Prodan S. Riscul întemeiat şi înlăturarea răspunderii penale pentru infracţiunile prevăzute la art.238 şi 239 CP RM //
Revista Naţională de Drept. – 2007. – Nr.5. – P.58-61.
174
1
Monitorul Parlamentului Republicii Moldova. – 1994. – Nr.2.
2
Roşca N. Unele aspecte juridice ale activităţii economice aducătoare de profit // Avocatul poporului. – 2000. – Nr.7-9.
- P.11-17.
3
Мазин П., Битеев В., Пономарев Г. Обоснованный риск: проблемы толкования и практического применения //
Уголовное право. – 2002. - №1. - Р.26-29.
4
Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001, р.123.
175
În cazul în care o instituţie financiară acordă un credit, iar debitorul, din anumite motive, nu
va putea să-şi execute obligaţiile faţă de instituţia financiară, aceasta va înregistra pierderi pe care
va trebui să le suporte din profit. Pentru a reduce la minimum pierderile rezultate din creditele
neperformante, funcţionarii implicaţi în activitatea de creditare trebuie să procedeze cu responsabi-
litate la evaluarea riscurilor pe care le presupune acordarea creditelor. Or, inerenţa riscurilor în
activitatea de creditare trebuie să implice prudenţă, şi nu nesăbuinţă în gestionarea acestei activităţi.
Această cerinţă rezultă cu claritate din dispoziţia alin.(2) art.40 CP RM: „...şi dacă persoana care l-a
admis (se are în vedere riscul – n.a.) a luat măsurile necesare pentru a preveni cauzarea de daune
intereselor ocrotite de lege”.
În context, N.Roşca consemnează: „Întreprinzătorul trebuie să fie previzibil şi să întreprindă
anumite măsuri care ar înlătura sau ar diminua posibilele pierderi. Măsuri utilizate frecvent în
activitatea comercială sunt asigurarea riscurilor comerciale, formarea fondurilor de rezervă sau de
riscuri”.1 Considerăm că există şi alte măsuri necesare pentru a preveni cauzarea de daune intere-
selor ocrotite de lege, în cazul faptelor legate de creditare. Din rândul acestora fac parte măsurile de
apărare împotriva riscului creditar, enumerate de V.P. Valeico: limitarea creditelor; diversificarea
investiţiilor creditare; studiul şi evaluarea credibilităţii solicitantului de credit; operativitatea în
cazul încasării datoriei; asigurarea operaţiunilor de creditare etc.2
Întrucât, în majoritatea cazurilor, cei care solicită credite desfăşoară activitate de întreprinză-
tor, măsurile de prevenire a cauzării de daune intereselor ocrotite de lege îi privesc în egală măsură
şi pe aceştia.
Astfel, în planul de afaceri al unui întreprinzător, care intenţionează să-şi finanţeze afacerea
din contul unui credit, trebuie să existe un compartiment aparte dedicat evaluării riscurilor. În acest
compartiment solicitantul de credit consemnează că cunoaşte riscurile derivate din activitatea
desfăşurată de el, dar cunoaşte şi măsurile de evitare a acestor riscuri.
În literatura de specialitate sunt enumerate următoarele tipuri de riscuri legate de posibilitatea
rambursării creditului de către un întreprinzător: riscurile legate de cadrul juridic; riscurile legate de
management; riscurile legate de activitatea de producere şi ciclul de gospodărire; riscurile legate de
starea financiară curentă şi de perspectivă; riscurile legate de marketing; riscurile asigurării
creditului; riscurile legate de tranzacţia curentă.3 La rândul lor, măsurile de evitare a acestor riscuri
sunt următoarele: lichiditatea, solvabilitatea, stabilitatea financiară, rentabilitatea, realismul afacerii
preconizate etc. (în cazul riscurilor legate de starea financiară curentă şi de perspectivă); existenţa
pieţei de desfacere, calitatea şi suficienţa produselor pe piaţa de desfacere, existenţa şi calitatea
1
Roşca N. Unele aspecte juridice ale activităţii economice aducătoare de profit, p.11-17.
2
Банки и рынок. Книга II, р.91.
3
Cum să obţii un credit/împrumut de la instituţiile bancare şi nebancare din Republica Moldova. – Chişinău, 2003,
p.62-63.
176
legăturilor de afaceri (în cazul riscurilor legate de marketing); organizarea corectă a scenariului de
utilizare a sumei creditului conform destinaţiei care va fi stipulată în contractul de credit, monito-
ringul influenţei inflaţiei şi a modificării cursului valutar (în cazul riscurilor legate de tranzacţia
curentă) etc.1
Dacă, în ipoteza comiterii faptei de dobândire a creditului prin înşelăciune, făptuitorul nu a
întreprins toate măsurile nominalizate mai sus, există temeiuri de a considera că riscul este
neîntemeiat.
Aceleaşi temeiuri există dacă făptuitorul a urmărit un scop care nu este socialmente util (de
exemplu, scopul înavuţirii personale). De asemenea, riscul este întemeiat, dacă era cu bună-ştiinţă
îmbinat cu pericolul provocării unui dezastru social (de exemplu, când se contractează un credit de
consorţiu, acordat cu aportul mai multor bănci, iar nerambursarea acestui credit determină
insolvabilitatea acestor bănci şi o reacţie în lanţ resimţită de clienţii acestora).
Atunci când, în vederea obţinerii, s-a prezentat o cauţiune bancară falsă ori, în pofida regulilor
de creditare, funcţionarul bancar acordă un credit neasigurat (chiar în lipsa înşelăciunii din partea
solicitantului de credit), este puţin probabil că făptuitorul nu a admis folosinţa temporară şi gratuită
a creditului în detrimentul instituţiei financiare. Are dreptate P.Iani când afirmă că povara riscului
nu trebuie transmisă de către debitor creditorului. 2 De aceea, întreprinderea de către debitor a
măsurilor necesare şi suficiente pentru evitarea riscului, care ar demonstra concludent că el a dorit
să prevină cauzarea de daune intereselor ocrotite de lege ale creditorului, mărturiseşte despre
oportunitatea înlăturării caracterului penal al faptei debitorului. Susţinem opinia lui A.Şurdumov,
potrivit căreia soluţionarea problemei privind suficienţa sau insuficienţa măsurilor întreprinse
trebuie să fie pusă în competenţa unor experţi.3 Ţinând cont de specificul infracţiunilor legate de
creditare, experţii ar trebui să fie specialişti în dreptul bancar, activitatea bancară, marketing,
management şi alte domenii de referinţă.
1
Ibidem.
2
Яни П.С. Общая характеристика экономического преступления // Юридический бюллетень предпринимателя.
– 1997. - №7. - Р.19-29; Яни П. Уголовное преследование за посягательства на средства банков. – Законность. –
1996. - №5. - Р.39-44.
3
Шурдумов А. Обоснованный риск // Уголовное право. – 2002. - №3. - Р.60-62.
177
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
Izvoare normative
1. Constituţia Republicii Moldova (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la
29.07.1994) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1994. – Nr.1.
2. Codul penal al Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
18.04.2002) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2002. – Nr.128-129.
3. Codul penal al Republicii Moldova (adoptat de Sovietul Suprem al RSS
Moldoveneşti la 24.03.1961) // Veştile Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti. – 1961. –
Nr.10.
4. Codul familiei al Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
26.10.2000) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2001. – Nr.47-48.
5. Codul civil al Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
6.06.2000) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2002. – Nr.82-86.
6. Codul de procedură penală al Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul
Republicii Moldova la 14.03.2003) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2003. –
Nr.104-110.
7. Codul muncii al Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la
28.03.2003) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2003. – Nr.159-162.
8. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii
Moldova la 30.05.2003) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2003. – Nr.111-115.
9. Legea Republicii Moldova cu privire la Banca Naţională de Stat a Moldovei (Banca
Naţională) (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 11.06.1991) // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. – 1991. – Nr.7-10.
10. Legea Republicii Moldova cu privire la bănci şi activitatea bancară (adoptată de
Parlamentul Republicii Moldova la 12.06.1991) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1991.
– Nr.11-12.
11. Legea Republicii Moldova cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (adoptată de
Parlamentul Republicii Moldova la 3.01.1992) // Monitorul Parlamentului Republicii Moldova.
– 1994. – Nr.2.
12. Legea Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Codului penal
(adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 9.12.1994) // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. – 1995. – Nr.9.
13. Legea contabilităţii (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 4.04.1995) //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr.28.
182
în legislaţia Republicii Moldova (anii 1990-2001). Vol.1. – Chişinău: Bons Offices, 2002,
p.152.
39. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la creditarea preferenţială a
cetăţenilor sinistraţi de calamităţile naturale din august 1994, nr.714 din 23.09.1994 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova. – 1994. – Nr.8.
40. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la asanarea, reorganizarea şi lichidarea întreprinderilor insolvabile, nr.761 din
13.10.1994 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1994. – Nr.13.
41. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la modul de organizare, funcţionare şi licenţiere a activităţii lombardurilor, nr.204 din
28.03.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr.23.
42. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la prolongarea termenului de
rambursare a creditelor primite pentru achiziţia cerealelor în anii 1993-1994, nr.861 din
27.12.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1996. – Nr.22.
43. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind volumele creditelor preferenţiale
acordate unor categorii de cetăţeni, nr.1065 din 19.11.1997 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova. – 1997. – Nr.86-87.
44. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la creditele preferenţiale pentru
unele categorii de populaţie, nr.1146 din 15.10.2004 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
– 2004. – Nr.189-192.
45. Ordinul nr.10018-6 privind înregistrarea creditelor şi garanţiilor externe: Hotărârea
Băncii Naţionale a Moldovei din 19.01.1993 // Nepublicată oficial.
46. Regulamentul provizoriu cu privire la creditul bancar: Banca Naţională a Moldovei,
proces-verbal nr.14 din 26.03.1993 // Acte normative bancare, 1996, p.91-94.
47. Regulamentul provizoriu privind modul de eliberare a garanţiilor şi cauţiunilor
bancare: Banca Naţională a Moldovei, proces-verbal nr.18 din 16.04.1993 // Acte normative
bancare, 1996, p.95-98.
48. Normele nr.1 „Privind reglementarea activităţii băncilor comerciale (pe acţiuni)
private şi cooperatiste”: Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei din 21.06.1993 // Nepublicată
oficial.
49. Regulamentul nr.4 „Cu privire la modul de deschidere şi încetare a activităţii
băncilor comerciale”: Banca Naţională a Moldovei, proces-verbal nr.42 din 5.11.1993 //
Nepublicată oficial.
185
50. Normele nr.10018-24 „Privind eliberarea de credite în valută străină de către băncile
autorizate”: Banca Naţională a Moldovei, proces-verbal nr.31 din 11.07.1994 // Nepublicată
oficial.
51. Regulamentul Băncii Naţionale a Moldovei din 3.02.1995 cu privire la acordarea de
către băncile comerciale a creditelor de consorţiu // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. –
1995. – Nr.38-39.
52. Regulamentul nr.1/09 privind încheierea acordurilor cu persoane afiliate băncilor
comerciale, inclusiv eliberarea creditelor: Banca Naţională a Moldovei, proces-verbal nr.31 din
10.11.1995 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr.67.
53. Regulamentul Băncii Naţionale a Moldovei nr.3/09 din 1.12.1995 cu privire la
creditele „mari” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1995. – Nr.70.
54. Instrucţiunea Băncii Naţionale a Moldovei nr.8/1001 din 2.02.1996 privind ordinea
de acordare a creditelor în valuta străină // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1996. –
Nr.11-12.
55. Regulamentul Băncii Naţionale a Moldovei nr.23/09-01 din 15.08.1996 cu privire la
autorizarea băncilor // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1996. – Nr.59-60.
56. Regulamentul Băncii Naţionale a Moldovei nr.33/09-01 din 18.09.1996 cu privire la
acordarea creditelor de către bănci funcţionarilor săi // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
– 1996. – Nr.64.
57. Regulamentul nr.38/08-01 cu privire la modul de garantare a creditelor acordate de
Banca Naţională a Moldovei băncilor: Banca Naţională a Moldovei, proces-verbal nr.51 din
15.11.1996 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1996. – Nr.83.
58. Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr.130 din 15.05.1998 privind aprobarea
Regulamentului cu privire la creditele expirate // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. –
1998. – Nr.87-89.
59. Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr.164 din 22.06.1998 privind aprobarea
Regulamentului cu privire la clasificarea creditelor şi formarea reducerilor pentru pierderi la
credite (fondul de risc) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1998. – Nr.87-89.
60. Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr.99 din 28.04.1999 cu privire la
conformarea activităţii de creditare a băncilor cu limita maximă din punctul II.B.1 din
Regulamentul nr.3/09 cu privire la creditele „mari” // Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
– 1999. – Nr.45-47.
186
Monografii şi manuale
88. Agenda juristului. Documentări în legislaţia Republicii Moldova (anii 1990-2001) Vol. 1. –
Chişinău: Bons Offices, 2002.
89. Antoniu G. Tentativa (doctrină, jurisprudenţă, drept comparat). – Bucureşti: Tempus, 1996.
90. Barbăneagră A., Berliba V., Gurschi C. şi alţii. Codul penal comentat şi adnotat. – Chişinău:
Cartier, 2005.
91. Basarab M. Drept penal. Partea Generală. Vol. I. - Iaşi: Chemarea, 1995.
92. Brânză S. Evoluţia reglementărilor privind protecţia penală a proprietăţii pe teritoriul Republicii
Moldova. – Chişinău: ARC, 2001.
93. Brânză S. Infracţiuni contra proprietăţii. - Chişinău: USM, 1999.
94. Brânză S., Ulianovschi X., Stati V. şi alţii. Drept penal. Partea Specială. – Chişinău: Cartier,
2005.
95. Bulai C. Manual de drept penal. Partea Generală. - Bucureşti: ALL, 1997.
96. Burac V. Drept bancar. – Chişinău, 2001.
97. Butiuc C. Infracţiunea complexă. - Bucureşti: ALL Beck, 1999.
98. Campbell Tim S. Financial institutions, markets and economic activity. – New-York, 1982.
99. Carte românească de învăţătură, ediţie critică. – Bucureşti: Editura Academiei, 1961.
100. Cioclei V. Mobilul în conduita criminală. - Bucureşti: ALL Beck, 1999.
101. Cod Calimach, ediţie critică. – Bucureşti: Editura Academiei, 1958.
102. Codul penal al Republicii Moldova comentat / Sub red. lui A.Barbăneagră. – Chişinău: ARC,
2003.
103. Codul penal al Republicii Moldova. Proiect. – Chişinău: Garuda-Art, 1999.
104. Culegere de hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie (mai 1974-iulie 2002). – Chişinău,
2002.
105. Cum să obţii un credit/împrumut de la instituţiile bancare şi nebancare din Republica Moldova.
– Chişinău, 2003.
106. Deleanu I. Drept constituţional şi instituţii politice. Vol.II. – Iaşi: Chemarea, 1993.
189
107. Dicţionarul explicativ al limbii române / Sub red. lui I.Coteanu, L.Seche, M.Seche. –
Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1998.
108. Dobrinoiu V., Pascu I., Molnar I. şi alţii Drept penal. Partea Generală. - Bucureşti: Europa
Nova, 1999.
109. Eliescu M. Răspunderea civilă dilectuală. – Bucureşti: Editura Academiei, 1972.
110. Firoiu D. Istoria statului şi dreptului românesc. – Iaşi: Chemarea, 1993.
111. Frowien J.A., Peukert W. EMRK-Kommentar, 2. – Auflage. Kehl, Strasburg, Arlington: N.P.
Engel Verlag, 1996.
112. Grama. M. Participanţii la infracţiune şi particularităţile răspunderii lor. – Chişinău: USM,
2003.
113. Grigoriţă C. Activitate bancară. – Chişinău: Cartier, 2004.
114. Guştiuc A. Dreptul bancar. – Chişinău, 1999.
115. Hamangiu C. Codul general al României. Legi uzuale. Vol.I. Codul penal. – Bucureşti, 1914.
116. Ionescu L.C. Băncile şi operaţiunile bancare. – Bucureşti: Editura Economică, 1996.
117. Marcu F. Marele dicţionar de neologisme. - Bucureşti: ALL Beck, 1999.
118. Marcu F. Marele dicţionar de neologisme. – Bucureşti: Saeculum I.O., 2004.
119. Miculeţ L. Reglementarea juridică a răspunderii pentru infracţiunile economice şi corupţie în
SUA şi Republica Moldova: studiu comparat. – Chişinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”,
2005.
120. Mitrache C. Drept penal român. Partea Generală. - Bucureşti: Şansa, 1997.
121. Motica R.I., Popa V. Dreptul comercial român şi dreptul bancar. – Bucureşti: Lumina Lex,
1999.
122. Mourgeon J. La CEDH. Commentaire article par article. – Paris: Economica, 1995.
123. Papadopolu M.I. Codul legilor penale române adnotate. – Bucureşti: Tipografiile române unite,
1932.
124. Piperea Gh. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor societăţilor comerciale. – Bucureşti:
ALL Beck, 1998.
125. Rădescu C.G. şi colectivul. Codul penal „Carol al II-lea” adnotat. Vol.III. Partea Specială, II. –
Bucureşti: Socec, 1937.
126. Robertson D.H. Money. – London: Nisbet & Co.ltd, 1911.
127. Rusu Gh. Mic dicţionar explicativ bancar şi financiar cu indici de termeni în limbile română,
rusă şi engleză. – Chişinău: Reclama, 1996.
128. Sandarajan V., Balino Tomas J.T. Banking Crises: Cases and Issues. – Washington, 1991.
190
129. Şavga A. Formele infracţiunii intenţionate după fazele ei de desfăşurare: Autoreferat al tezei de
doctor în drept. – Chişinău, 2002.
130. Stătescu C., Bârsan C. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. – Bucureşti: ALL, 1996.
131. Stati V. Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de insolvabilitate. – Chişinău: CE
USM, 2003.
132. Tratate internaţionale la care Republica Moldova este parte. Vol.1. – Chişinău: Moldpres,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998.
133. Turcu I. Insolvenţa comercială, reorganizarea judiciară şi falimentul. – Bucureşti: Lumina Lex,
2000.
134. Ungureanu A., Ciopraga A. Dispoziţii penale din legi speciale române. Vol.III. – Bucureşti:
Lumina Lux, 1998.
135. Voicu C., Sandu F., Boroi A., Molnar I. Drept penal al afacerilor. – Bucureşti: Rosetti, 2002.
136. Vrabie G., Popescu S. Teoria generală a dreptului. – Iaşi: Ştefan Procopiu, 1993.
137. Zolyneak M. Drept penal. Partea generală. Vol. II. - Iaşi: Universitatea „Al.I. Cuza”, 1976.
138. Алексеев С.С. Общая теория права. Том II. – Москва: Юридическая литература, 1982.
139. Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. – Москва, 1989.
140. Аслаханов А.А. Проблемы борьбы с преступностью в сфере экономики: Автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. – Москва, 1997.
141. Аснис А.Я. Служебное преступление: понятие и субъект. – Москва, 2003.
142. Банки и рынок. Книга II / Под общей ред. В.П. Валейко. – Кишинев, 1996.
143. Банковский бизнес в России: криминологические и уголовно-правовые проблемы. –
Москва, 1994.
144. Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова, Л.П. Кроливецкой. – Москва: Финансы и
статистика, 1997.
145. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. – Москва: Банковский и биржевой научно-
консультационный центр, 1992.
146. Банковское дело / Под ред. Ю.А. Бабичевой. – Москва: Экономика, 1993.
147. Бойко А.И. Преступное бездействие. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс,
2003.
148. Ветров Н.И. Уголовное право. Часть Оособенная. – Москва, 2000.
149. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (Экономические
преступления). - Санкт-Петербург, 2002.
150. Волженкин Б.В. Экономические преступления. – Санкт-Петербург: Юридический центр
Пресс, 1999.
191
151. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - Москва: ЮрИнфоР,
2001.
152. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. –
Москва: ЮрИнфоР, 1998.
153. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической дея-
тельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. –
Красноярск, 1998.
154. Градов А.П. Национальная экономика. – Санкт-Петербург, 1997.
155. Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в странах с развитой
рыночной экономикой. – Москва, 1992.
156. Дзодзиев В. Проблемы становления демократического государства в России. – Москва:
Ad Marginem, 1996.
157. Додонов В.Н., Крылова М.А., Шестаков А.В. Финансовое и банковское дело. Словарь-
справочник. – Москва: Инфра-М, 1997.
158. Ежов Ю.А. Преступления в сфере предпринимательства. – Москва, 2001.
159. Иванов Н.Г. Уголовное право Российской Федерации: Части Общая и Особенная. –
Москва, 2000.
160. Истомин А.Ф. Особенная часть уголовного права. Учебное пособие (Альбом схем). –
Москва, 1998.
161. Карпушин М.П. Проблемы уголовного права в оперативной и следственной практике
органов государственной безопасности. – Москва, 1984.
162. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. Ю.И.
Скуратова, В.М. Лебедева. - Москва: Норма-Инфра·М, 1998.
163. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общей ред. В.М.
Лебедева. - Москва: Норма, 2005.
164. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. - Москва, 1997.
165. Корчагин А.Г. Преступления в сфере экономики и экономическая преступность. –
Владивосток, 2001.
166. Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллинн, 1987.
167. Крылов А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации криминальной эконо-
мики. – Москва: Академия МВД, 1992.
168. Курс советского уголовного права. Часть Общая. Том I / Под ред. М.Д. Шаргородского,
Н.А. Беляева. – Ленинград: ЛГУ, 1968.
192
169. Курс уголовного права. Часть Общая. Том 1 / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М.
Тяжковой. - Москва: Зерцало, 1999.
170. Курс экономики / Под ред. Б.А. Райзберга. – Москва: Инфра-М, 1997.
171. Курс экономической теории. Общие основы экономической теории, микроэкономика,
макроэкономика, переходная экономика / Под ред. А.С. Сидоровича. – Москва: МГУ,
ДИС, 1997.
172. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и
законодательная практика. – Москва, 2000.
173. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности (Комментарий к
главе 22 УК РФ). – Ростов-на-Дону, 1999.
174. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система,
проблемы квалификации и наказания. – Саратов, 1997.
175. Лохвицкий А. Уголовное право. Курс. - Санкт-Петербург, 1871.
176. Мельниченко А.Б., Радчинский С.И. Уголовное право. Часть Особенная. – Москва, 2002.
177. Мерзогитова Ю.А. Ответственность за мошенничество в сфере финансово-кредитных
отношений (уголовно-правовой и криминологический аспекты): Диссертация на
соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Москва, 1998.
178. Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. – Санкт-Петербург: Юридический центр
Пресс, 2001.
179. Наумов А.В. Российское уголовное право. Часть Общая. – Москва, 1999.
180. Новое уголовное право России. Часть Особенная / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. - Москва,
1996.
181. Общая теория государства и права. Академический курс. Том II. – Москва: Зерцало,
2000.
182. Олейник О.М. Основы банковского права. – Москва: Юристъ, 1999.
183. Перфильев М.Н. Общественные отношения. – Москва: ВИУ, 2001.
184. Пикуров Н.И. Теоретические проблемы межотраслевых связей уголовного права:
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. –
Волгоград, 1998.
185. Поленов Г.Ф. Ответственность за похищение, подделку документов и их использование.
– Москва, 1980.
186. Примерный уголовный кодекс (США) / Под ред. Б.Е. Никифорова. – Москва, 1969.
187. Прохоров Л.А., Прохорова М.Л. Уголовное право. – Москва, 1999.
193
208. Уголовное право. Часть Особенная / Под ред. И.Т. Белякова, З.А. Вышинской,
Н.Д. Дурманова, М.М. Исаева. – Москва: Юриздат, 1995.
209. Уголовное право. Часть Особенная / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой,
Г.П. Новоселова. – Москва: Норма-Инфра·М, 1998.
210. Уголовное право. Часть Особенная / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – Москва:
Новый Юрист, 1998.
211. Уголовное право. Часть Особенная. – Москва: ИМПЭ, 1998.
212. Уголовное право. Часть Особенная. Часть 1 / Под ред. Н.А. Беляева, Д.П. Водяникова,
В.В. Орехова. – Санкт-Петербург, 1995.
213. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / Под ред. П.А. Лупинской. –
Москва, 2001.
214. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / Под ред. И.М. Рагимова. – Санкт-
Петербург: Юридический центр Пресс, 2001.
215. Уголовный кодекс Германии / Под ред. Д.А. Шестакова. – Санкт-Петербург: Юриди-
ческий центр Пресс, 2002.
216. Уголовный кодекс Грузии / Под ред. З.К. Бигвавы. – Санкт-Петербург: Юридический
центр Пресс, 2001.
217. Уголовный кодекс Испании / Под ред. А.И. Бойцова. – Санкт-Петербург: Юридический
центр Пресс, 2002.
218. Уголовный кодекс Кыргызской Республики / Под ред. Я.И. Ясаева. – Санкт-Петербург:
Юридический центр Пресс, 2002.
219. Уголовный кодекс Латвийской Республики / Пoд ред. А.И. Лукашова и Э.А.
Саркисовой. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001.
220. Уголовный кодекс Республики Беларусь / Под ред. Б.В. Волженкина. – Санкт-Петер-
бург: Юридический центр Пресс, 2001.
221. Уголовный кодекс Республики Казахстан / Под ред. И.И. Рогова. – Санкт-Петербург:
Юридический центр Пресс, 2001.
222. Уголовный кодекс Республики Польша / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, А.И. Лукашова,
Э.А. Саркисовой. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001.
223. Уголовный кодекс Республики Узбекистан / Под ред. М.Х. Рустамбаева, А.С. Якубова и
З.Х. Гулямова. – Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2001.
224. Уголовный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, 1999.
225. Уголовный кодекс Российской Федерации: Научно-практический комментарий / Отв.
ред. В.М. Лебедев. – Варшава, 1997.
195
226. Уголовный кодекс Франции / Под ред. Н.Е. Крыловой, Ю.Н. Головко. – Санкт-
Петербург: Юридический центр Пресс, 2002.
227. Уголовный кодекс Швеции / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, С.С. Беляева. – Санкт-
Петербург: Юридический центр Пресс, 2001.
228. Уголовный кодекс Эстонской Республики / Под ред. В.В. Запевалова. – Санкт-
Петербург: Юридический центр Пресс, 2001.
229. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – Санкт-Петербург, 1845.
230. Устименко В.В. Специальный субъект преступления. – Харьков: Вища школа, 1989.
231. Финансовое право / Под ред. О.Н. Горбуновой. – Москва: Юристъ, 1996.
232. Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. Часть Особенная. Посягательства личные и
имущественные. - Санкт-Петербург, 1907.
233. Черненко Т.Г. Квалификация преступлений: вопросы теории. – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 1998.
234. Шадрин В.В. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы. –
Москва, 2000.
235. Шишко И. Экономические правонарушения. – Санкт-Петербург: Юридический центр
Пресс, 2004.
236. Шмонин А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным получением кре-
дита. – Архангельск, 2001.
237. Экман П. Психология лжи. – Санкт-Петербург: Питер, 1999.
238. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. – Москва, 2002.
239. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. – Москва: Наука, 1988.
Articole
240. Antoniu G. Protecţia penală a intereselor financiare ale Comunităţilor Europene // Revista de
drept penal. – 2002. – Nr.2. – P.9-18.
241. Băncile au acordat credite de 7,399 mlrd. de lei // B&F-Profit. – 2005. – Nr.1-2. – P.14.
242. Bodarev A. Particularităţile răspunderii juridice pentru încălcarea normelor contractelor de gaj
şi dezafectarea sau nerambursarea creditului // Revista Naţională de Drept. – 2001. – Nr.8. –
P.69-72.
243. Brânză S. Corelaţia dintre relaţia socială şi valoarea socială în contextul obiectului
infracţiunii // Revista Naţională de Drept. - 2003. - Nr. 6. - P. 16-19.
196
244. Brânză S. Dreptul penal al contractelor – o provocare pentru sistemul de drept // Analele
Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol.I. –
Chişinău: CEP USM, 2004, p.166-175.
245. Brânză S. Obiectul infracţiunilor contra proprietăţii: argumente în favoarea naturii relaţionale a
acestuia // Revista Naţională de Drept. - 2002. - Nr.6. - P.23-29.
246. Date despre activitatea băncilor comerciale // B&F-Profit. – 2005. – Nr.1-2. – P.13.
247. Dimitriev R., Borş V. Caracteristica raporturilor juridice care apar în procesul de creditare a
întreprinzătorilor individuali şi a subiecţilor micului business în cadrul proiectelor
organizaţionale cu caracter umanitar // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe
socioumanistice”. Vol.I. – Chişinău: CEP USM, 2005, p.230-234.
248. Lefterache L. Infracţiunile economice // Revista de drept penal. – 1998. – Nr.3. – P.113-115.
249. Ginsburgh V., Michel P., Padoa Shioppa F. Macroeconomic policy in the presence of an
irregular sector // The economics of the Shadow Economy. – London: W.Gaerther and Wenig,
1985, p.36.
250. Grossman G. The “Second economy” in USSR // Problem of Communism. – 1977. – No26(5).
– P.25-40.
251. Mancaş R. Răspunderea penală a persoanei juridice // Revista de drept penal. – 1998. – Nr.3. -
P.69.
252. Martin C. Libertatea contractului. Obligaţia de a contracta // Ghidul judecătorului în materia
civilă şi comercială a Republicii Moldova. – Chişinău: Rolsi Media SRL, 2004, p.125-140.
253. Munteanu A. Modalităţile nenormative ale intenţiei // Analele ştiinţifice ale USM. Seria
„Ştiinţe socioumanistice”. Vol. I. – Chişinău, 2001, p.315-320.
254. Mutu M. Pseudoactivitatea de întreprinzător în legislaţia penală a Republicii Moldova //
Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol.I. – Chişinău: CEP USM,
2004, p.291-295;
255. Mutu M. Unele aspecte ale laturii obiective a infracţiunii „spălarea banilor” // Analele
Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol.I. – Chişinău: CE USM, 2003, p.194-
199.
256. Odinokih S. Viaţa pe credit în stil moldovenesc // B&F-Profit. – 2004. – Nr.11. – P.37-39.
257. Prodan S. Analiza comparativă a infracţiunilor legate de creditare, prevăzute în legislaţia unor
state vecine Republicii Moldova // Revista Naţională de Drept. – 2005. – Nr.5. – P.17-19.
258. Prodan S. Evaluarea credibilităţii vizând rambursarea creditelor la scadenţă în contextul
prevenirii infracţiunii prevăzute la art.238 CP RM // Analele Ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe
socioumanistice”. Vol.I. – Chişinău: CEP USM, 2005, p.366-368.
197
272. Stati V. Obţinerea creditului prin înşelăciune // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific „Bilanţul
activităţii ştiinţifice a USM în anii 2000-2002”. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe
socioumanistice. Vol. I. - Chişinău: CE USM, 2003, p.91-92.
273. Stati V. Problema concordanţei dintre necesităţile sociale şi modul de apreciere de către
legiuitor a pericolului social al infracţiunii prevăzute la art.238 CP RM // Analele Ştiinţifice ale
USM. Seria „Ştiinţe socioumanistice”. Vol.I. – Chişinău: CEP USM, 2004, p.322-328.
274. Stati V. Interpretarea normelor penale care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile legate de
faliment // Avocatul poporului. – 2001. – Nr.1-3. - P.38-40.
275. Teleucă A. Managementul operaţiunilor de creditare // Revista Naţională de Drept. – 2005. -
Nr.9. – P.64-66.
276. Абрамов В.Ю. Преступления в сфере кредитования: законодательство и правопримени-
тельная практика // Законодательство. – 1998. - №8. - Р.21-25.
277. Аветисян С. Ответственность за организацию, подстрекательство и пособничество в
преступлении со специальным составом // Закон и право. – 2004. - № 2. - Р.37.
278. Аистова Л. Соотношение норм частного и публичного права в преступлениях в сфере
экономической деятельности // Уголовное право. – 2004. - №4. – Р.4.
279. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права // Очерки сравнительного
права. – Москва, 1991.
280. Баулин Ю.В. К вопросу о профессиональном и хозяйственном риске в проекте Основ
уголовного законодательства // Правовое государство. (Тарту). – 1989. – Вып.1. - Р.227.
281. Без надлежащей законодательной базы преступность в экономике не остановить //
Экономика и жизнь. – 1996. - №6. – Р.48.
282. Безверхов А.Т. О взаимодействии уголовного и гражданского права в сфере
имущественных отношений // Юрист XXI века: реальность и перспективы. Материалы
Всероссийской научно-практической конференции (19-20 апреля 2001 г.). –
Екатеринбург: УрГЮА, 2002, р.327-331.
283. Бокова И. Проблемы технико-юридического конструирования верхних и нижних пре-
делов наказаний в санкциях статей главы 22 УК РФ // Уголовное право. – 2003. - №2. –
P.15-17.
284. Бублик М. Без подписи бухгалтера недействительно? // Банковский вестник. – 2003. - №
2. - Р.54-56.
285. Ведяхин В.М., Ревина С.Н. Об особенностях рыночных отношений // Журнал россий-
ского права. – 2002. - №8. – P.49.
199
Resurse Internet
325. Cerinţe faţă de împrumutaţi // www.mobiasbank.com/links.cfm?id=11
326. Cerinţele de bază către debitori // www.victoriabank.md/rom/section/96/
327. Cerinţele de bază faţă de debitor // www.universalbank.md/romana/home/index 1.htm
328. Creditarea // www.fincombank.com/creditarea/
329. Creditarea din contul resurselor instituţiilor financiare internaţionale //
www.socbanc.md/rom/section/86/
330. Creditarea în moneda naţională şi valuta străină // www.unibank.md/
331. Credite // www.ecb.md/DocView.aspx?idP=82&idM=124&idD=197
332. Credite // www.eximbank.com/rom/26/
333. Credite de consum // www.maib.md/ro/pf5.asp
334. Credite de trezorerie. Credite pentru management //
www.moldindconbank.com/private_banking_ro/creditconsum/
335. Credite din resursele organizaţiilor financiare internaţionale. Proiectul de Investiţii şi Servicii
Rurale (IDA) // www.moldindconbank.com/corporate_services_ro/creditarea/
336. Credite fără gaj în o zi // www.maib.md/ro/1_zi_fara_gaj.asp
337. Credite pentru întreprinderile nou-create // www.maib.md/ro/nou_create.asp
202
ADNOTARE
la teza de doctor în drept Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare,
Teza de faţă este consacrată investigării ştiinţifice a problemelor răspunderii penale pentru
dobândirea creditului prin înşelăciune şi încălcarea regulilor de creditare. În baza utilizării metodei
juridico-comparative, a logicii inductive, precum şi a metodei sistematice, autorul a cercetat
infracţiunile legate de creditare ca pe un fenomen al realităţii juridice. Conceptul de credit este
abordat prin prisma necesităţilor curente de apărare juridico-penală a economiei naţionale. În
temeiul analizei indicatorilor financiari ai tuturor băncilor comerciale din Republica Moldova,
autorul explică cauzele săvârşirii numitelor infracţiuni. De asemenea, sunt aduse argumente
concludente în favoarea necesităţii menţinerii răspunderii penale pentru faptele legate de creditare.
Au fost folosite numeroase surse normative, precum şi lucrări ştiinţifice ale savanţilor
autohtoni şi din străinătate. În urma cercetărilor efectuate, autorul a elucidat esenţa juridică a
infracţiunilor legate de creditare, a descoperit natura elementelor constitutive ale acestor fapte
infracţionale. Aceasta i-a permis să formuleze sugestii şi concluzii necesare evoluţiei discuţiei
ştiinţifice.
Prin recomandările sale privitoare la perfecţionarea legislaţiei Republicii Moldova autorul a
contribuit la dezvoltarea ştiinţei dreptului penal naţional. Atenţia a fost focalizată asupra interpre-
tării corecte a normelor privind răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare, în scopul
creării unor condiţii favorabile de aplicare eficientă a acestor norme. De asemenea, rezultatele
obţinute pot fi utilizate în procesul de creaţie legislativă, în procesul educaţional şi în activitatea
ştiinţifică de perspectivă.
205
РЕЗЮМЕ
к докторской диссертации по теме
„Уголовная ответственность за кредитные преступления»,
автор Продан Светлана
SUMMARY
for the doctor degree on the top theme The penal responsibility for the credit crimes,
carried out by Prodan Svetlana
Doctoral Dissertation is an authentic manuscript at the speciality 12.00.08 – Criminal Law (criminal
law). State University of Moldova, Faculty of Law, Chisinau, 2007
Thesis in question is dedicated to the scientific investigation of the problems of the penal
responsibility for the fraudulent receipt of credit and the violation of credit rules. On the grounds of
using methods of the comparative jurisprudence, inductive logics, as well as the systemic method,
the author researched credit crimes as a phenomenon of legal reality. The notion of credit is treated
related to actual necessities of penal protection of national economy. Basing herself on analysis of
financial indicators of all the commercial banks of Republic of Moldova, the author explains causes
of credit crimes. Also, she gives convincing arguments in order to demonstrate necessity of
incrimination of credit deeds.
There was used a plenty of normative sources and learned works of our and foreign authors as
well. As a result of the carried out research work, the author demonstrated the essence of the credit
crimes in their legal aspect, disclosed the contents and the essence of the constitutive elements of
these crimes. It gave her the possibility to form different suggestions and conclusions, considered to
be obligatory for our penal doctrine.
The author contributed to the penal science with her own scientific proposals concerning
perfection of the Moldavian Criminal Law. Attention is called to correct interpretation of the norms
establishing responsibility for those deeds, aiming at creation of effective conditions to apply them
into practice. Also, those results, which were obtained, can be applied both in the activity of the
legal authorities and in the educational process and further scientific research.
Key words: credit crimes, credit, credit activity, credit system, financial institution, commercial
bank, fraud.
207
alin. – alineat
art. – articol
BNM – Banca Naţională a Moldovei
CC RM – Codul civil al Republicii Moldova
CP Fr. – Codul penal al Franţei
CP Ger. – Codul penal al Germaniei
CP Pol. – Codul penal al Poloniei
CP Rom. – Codul penal al României
CP RM – Codul penal al Republicii Moldova de la 18.04.2002
CP RM din 1961 – Codul penal al Republicii Moldova de la 24.03.1961
FMI – Fondul Mondial Internaţional
n.a. – nota autorului
pct. - punct
RASSM – Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească