Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA “PETRE ANDREI” DIN IAȘI

FACULTATEA DE DREPT
SPECIALIZAREA: DREPT
ANUL I
FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ZI
DREPT CIVIL PERSOANELE-SEMINAR

Acțiunea în tăgada paternității

Coordonator ştiinţific:

Asist.Univ.Dr.Russo Marian

Student:

CHIRIAC DIANA-ȘTEFANA

IAȘI

-2021-

1
Acțiunea în tăgada paternității
Definitie si sediul materiei:

Încercând a realiza o prezentare a acestei acțiuni, trebuie să remarcăm, în introducere că, filiația
față de tată este, de fapt, legătura juridică între tatăl și propriul copil.

Legiuitorul instituie o prezumție de paternitate: pater is est quem nuptiae demonstrant.


Prezumția aceasta „își păstrează legitimitatea, cu toate că la noi, la fel ca în mai toate sistemele de
drept europene, prin extinderea cercului de persoane titulare ale dreptului în dezavuarea paternității
și prin rescrierea regimului juridic al demersurilor titularilor dreptului la acțiune – îndeosebi sub
aspectul prescripției dreptului la acțiune – s-a marcat intrarea într-o etapă de declin a acestei reguli.”1

Astfel, art. 408 alin. 2 NCC stabilește că „filiația față de tatăl din căsătorie se stabilește prin
efectul prezumției de paternitate.”

„Pentru copilul din căsătorie, prezumția de paternitate este singurul mod de stabilire a filiației
față de tată și operează ope legis. Atunci când nu există acoperire în realitatea biologică, paternitatea
prezumată poate fi înlăturată, dar exclusiv pe cale judiciară, printr-o acțiune în tăgada paternității.
Dacă o asemenea acțiune este admisă, copilul devine din afara căsătoriei, iar raportul de filiație
paternă va putea fi stabilit după regulile aplicabile acestei categorii de copii.”2

„Tăgada paternității este acțiunea care are ca scop răsturnarea prezumției de paternitate atunci
când este cu neputință ca soțul mamei să fie tatăl copilului. Această acțiune este diferită de acțiunea
în contestarea filiației față de tatăl din căsătorie, prin care se urmărește înlăturarea prezumției de
paternitate aplicate greșit unui copil care nu este nici conceput și nici născut în timpul căsătoriei
mamei sale.”3

Este evident că fiind vorba despre prezumția de paternitate, aceasta având caracter relativ, dacă
dorim a dovedi că este cu neputință ca soțul mamei să fie tatăl copilului, trebuie să formulăm o
cerere de chemare în judecată, care trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de lege pentru
o astfel de cerere, sediul materiei fiind articolul 194 Cod procedură civilă.

„Deși doctrina a susținut aproape unanim necesitatea de a permite și altor persoane interesate să
introducă acțiunea, cel puțin în situațiile în care soțul mamei nu putea sau nu înțelegea să introducă
acțiunea, schimbarea opticii legiuitorului în această materie a venit târziu, mult după ce, sub
influența Curții Europene a Drepturilor Omului, Curtea Constituțională4 a declarat neconstituțional
art. 54 C.fam. în măsura în care acesta nu recunoaște decât tatălui, iar nu și mamei și copilului născut
în timpul căsătoriei, dreptul de a porni acțiunea în tăgăduirea paternității.”5

1
 E. Florian – Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală, Ed. Universul Juridic,
2020, pag.15
2
E. Florian – „Dreptul familie. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația”, ediția a 6-a, editura C.H.
Beck, București, 2018, pag. 397
3
C. C. Hageanu – „Dreptul familiei și actele de stare civilă”, editura Hamangiu, București, 2012, pag. 217
4
Prin Decizia nr. 349/2001
5
C. C. Hageanu, op. cit., pag. 217

2
Noul Cod Civil a extins sfera persoanelor care pot introduce o cerere de chemare în judecată,
astfel, art. 429 Cod Civil, care constituie sedes materiae, atestă că:

„(1) Acţiunea în tăgada paternităţii poate fi pornită de soţul mamei, de mamă, de tatăl biologic,
precum şi de copil. Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată şi de moştenitorii acestora, în
condiţiile legii.
(2) Acţiunea se introduce de către soţul mamei împotriva copilului; când acesta este decedat,
acţiunea se porneşte împotriva mamei sale şi, dacă este cazul, a altor moştenitori ai săi.
(3) Dacă soţul este pus sub interdicţie, acţiunea poate fi pornită de tutore, iar în lipsă, de un curator
numit de instanţa judecătorească.
(4) Mama sau copilul poate introduce acţiunea împotriva soţului. Dacă acesta este decedat, acţiunea
se porneşte împotriva moştenitorilor lui.
(5) Tatăl biologic poate introduce acţiunea împotriva soţului mamei şi a copilului. Dacă aceştia sunt
decedaţi, acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor.”

Utilitatea actiunii-contextul:

„Indiferent cine a promovat acțiunea în tăgada paternității, admiterea ei printr-o hotărâre


judecătorească definitivă produce o modificare în starea civilă a copilului, întrucât acesta pierde
statutul de copil din căsătorie și devine copil din afara căsătoriei cu filiația nestabilită față de tată.
Această modificare de stare civilă se înscrie, la cererea persoanelor interesate, prin mențiune pe
marginea actului de naștere al persoanei a cărei paternitate a fost tăgăduită.”6

În rândurile următoare, urmează a se analiza dreptul la acțiune al soțului mamei, al mamei


copilului, al copilului și al tatălui biologic.

Dreptul la acțiune al soțului mamei sau acțiunea introdusă de moștenitorii acestuia. Acțiunea se


va îndrepta automat împotriva copilului. Se pune în discuție dacă moștenitorii pot avea interes în a
formula o astfel de cerere de chemare în judecată. Răspunsul nu poate fi decât unul afirmativ,
întrucât prin interes înțelegem „folosul practic urmărit de cel ce a pus în mișcare acțiunea civilă,
respectiv oricare dintre formele procedurale ce intră în conținutul acesteia”7. Astfel, în cauză,
interesul trebuie să fie determinat, legitim, născut și actual și personal. Orice posibilitate de a critica
dreptul moștenitorilor de a introduce o astfel de acțiune în justiție este eliminată prin faptul că
„Drepturile și obligațiile pot fi transmise în cursul procesului, ceea ce echivalează cu o transmisiune
a calității procesuale, active sau pasive. În cazul persoanelor fizice, transmisiunea legală se
realizează pe calea moștenirii, moștenitorii care acceptă succesiunea preluând poziția procesuală pe
care o avea de cuius, cu excepția cazurilor în care legea nu permite aceasta, deoarece este vorba de
drepturi legate nemijlocit de persoană sau prevede o altă soluție în caz de deces al unei părți.”8

Trebuie să avem în vedere și situația în care copilul a predecedat, motiv pentru care, conform art.
429 alin. 2 C.Civ, acțiunea se poate porni „în contradictoriu cu mama sau, dacă este decedată, cu alți
moștenitori”. De asemenea, art. 439 C.Civ., dacă moștenirea este vacantă, acțiunea poate fi introdusă

6
I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu – „Introducere în drept civil”, editura Hamangiu, București, 2013,
pag. 241
7
G. Boroi, M. Stancu – „Drept procesual civil”, editura Hamangiu, București, 2020, pag. 43
8
 Ibidem, pag. 51
3
împotriva comunei, orașului sau, după caz, municipiului de la locul deschiderii moștenirii. Citarea în
proces a renunțătorilor, dacă există, este obligatorie.

Prescripția dreptului la acțiune va interveni, inevitabil, în termen de 3 ani, socotit fie de la data
când a luat la cunoștință că în privința sa operează o prezumție de paternitate, fie de la data când a
aflat că prezumata sa paternitate nu corespunde adevărului. Înțelegem să ne raliem punctului de
vedere al unei cunoscute autoare care învederează: „Cât privește faptul cunoașterii de către soțul
mamei a împrejurării că este prezumat tatăl copilului, credem că legiuitorul are în vedere situația în
care soțul mamei a aflat de nașterea copilului la o dată ulterioară evenimentului, iar nu aceea în care,
din necunoașterea legii, nu avea cunoștință de consecințele calității de soț asupra paternității
copilului născut din căsătorie. De asemenea (…) faptul cunoașterii incidenței prezumției de
paternitate prezintă interes în cazul fostului soț al  mamei din căsătoria desfăcută, declarată nulă sau
anulată – al cărui drept la acțiune nu este consacrat explicit – mai cu seamă în situația acțiunii în
cascadă a prezumțiilor de paternitate, avem în vedere cazul mamei recăsătorite care a născut mai
înainte de a se fi împlinit 300 de zile de la desfacerea, nulitatea sau anularea căsătoriei anterioare, iar
paternitatea soțului din căsătoria actuală fiind înlăturată, s-a reactivat prezumția de paternitate a
soțului din căsătoria anterioară.”9

Relevantă în acest sens, este o speță din practica judiciară: „În motivarea acțiunii, s-a arătat că
reclamantul și pârâta sunt căsătoriți de mult timp, având copii majori din căsătorie. Se precizează că
pe data de 01.09.2011, anul concepției minorei, reclamantul a plecat la muncă în Italia, iar când s-a
întors după 6 luni, în luna februarie, soția (…) de fapt era însărcinată.

În ziua de 24.06.2012, în timp ce se afla la muncă în Italia, reclamantul a fost sunat de fiica
părților (…), care i-a spus că mai au o fetiță. Cealaltă fiică (…), care a fost la maternitate la mama
sa, i-a spus reclamantului că a auzit doctorii vorbind că fetița s-a născut prematur, având greutatea de
doar 2500 gr. la naștere. Se precizează minora (…) a fost declarată fiica legitimă născută din
căsătorie, fiind trecut reclamantul la rubrica tată în certificatul de naștere. Mai precizează
reclamantul că în perioada concepției minorei era mai tot timpul plecat de acasă, muncea în Italia cu
contract de muncă, uneori venea la 6 luni acasă, alteori și mai târziu.

Reclamantul arată că încă de la început avea suspiciuni asupra paternității, dar nepricepându-se
la calculul perioadei concepției, a acceptat că ar fi posibil și a zis să crească minora în sânul familiei
alături de celelalte fete.

Soțul mamei poate introduce acțiunea în tăgada paternității în termen de 3 ani, care curge fie de
la data la care soțul a cunoscut că este prezumat tată al copilului, fie de la o dată ulterioară, când a
aflat că prezumția nu corespunde realității. În cazul de față, minora s-a născut la data de 24.06.2012,
iar cererea de chemare în judecată a fost înregistrată pe rolul instanței la data de 01.09.2015. Potrivit
cererii de chemare în judecată, reclamantul a recunoscut că avut suspiciuni în legătură cu
paternitatea minorei încă din ziua nașterii, când a fost sunat și i s-a adus la cunoștință că soția sa a
născut-o prematur pe minoră. Prin urmare, instanța va constata că termenul de prescripție de 3 ani a
început să curgă de la momentul nașterii minorei (…), respectiv de la data de 24.06.2012. Faptul că
reclamantului i s-au confirmat aspecte privind relațiile extraconjugale ale soției abia în anul 2015 nu

9
E. Florian, op. cit., pag. 403-404

4
sunt de natură să determine curgerea termenului de prescripție de la momentul confirmării
acestora.”10

Conform 430 alin. 3 Cod Civil, „Dacă soţul a murit înainte de împlinirea termenul menţionat la
alin. (1), fără a porni acţiunea, aceasta poate fi pornită de către moştenitori în termen de un an de la
data decesului” așa cum este consacrată și dispoziția art. 429 alin. 1 Cod Civil, moartea soțului
survenită în timpul judecății atrage posibilitatea moștenitorilor de a continua acțiunea pornită de
autorul lor.

Dreptul la acțiune al mamei copilului poate aparține acesteia, precum și moștenitorilor ei,


dobândind calitatea de reclamantă.11 Astfel, prin Sentința Civilă a Judecătoriei Săliște s-a admis
cererea de chemare în judecată formulată de reclamantă, constatând că este cu neputință ca pârâtul să
fie tatăl copilului, sentință la care s-a ajuns în urma declarației martorei coroborată cu recunoaștea
pârâților. Nu apreciem că legiuitorul a dorit, prin conferirea posibilității mamei de a introduce o
cerere de chemare în judecată, să condiționeze stabilirea adevăratei paternități. În egală măsură, nu
apreciem că s-ar încălca principiul interesului superior al copilului prin „nedezvăluirea” adevăratei
paternități. Astfel, cum în mod corect s-a afirmat, „fiecare copil este unic, la fel și situația lui, de
aceea, pot exista similitudini, nu și suprapuneri perfecte de situații, astfel că interesul superior al unui
copil nu coincide cu interesul superior al altui copil, nici ca reper și nici ca argument în luarea unei
măsuri”12. De asemenea, aplicarea dispozițiilor art. 439 Cood Civil, urmează a se realiza
corespunzător.

Dreptul la acțiune exercitat de mamă, în numele copilului, este conferit de lege și mama, poate
exercita acest drept, în calitate de reprezentant legal. Conform art. 433 alin. 2 Noul Cod Civil,
dreptul la acțiune nu se prescrie în timpul vieții copilului.

Atât în cazul incapacității soțului mamei, cât și a mamei copilului, dreptul la acțiune se poate
exercita în termen de 3 ani de la data ridicării interdicției.

Dacă avem în vedere hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, Hotărârea Ostace c.
României este relevantă în spețe la nivel național privind stabilirea filiației. În acest sens „Curtea a
constatat încălcarea art. 8 din Convenție ca urmare a imposibilității reclamantului de a obține
revizuirea unei hotărâri ce stabilea că acesta este tatăl unui minor, ca urmare a acțiunii în vederea
stabilirii filiației, introduse de mama acestuia.

Pentru a constata încălcarea, Curtea a reținut că, printr-o hotărâre din anul 1981, minorului H.A. i
s-a stabilit filiația față de reclamant pe baza declarațiilor unor martori care atestau legătura dintre
acesta și mama minorului, în ciuda faptului că expertiza medico-legală efectuată în vederea
comparării grupelor sanguine ale celor doi nu a dovedit cu certitudine că minorul este copilul
reclamantului. Ulterior, în anul 2003, reclamantul a cerut revizuirea acestei hotărâri, pe baza unei
expertize medico-legale extrajudiciare, realizată cu acordul lui H.A., care stabilea cu certitudine că
nu este tatăl minorului.

10
Judecătoria Liești, secția civilă, sentința civilă nr. 173 din data de 24.03.2016
11
În acest sens, Sentința Civilă pronunțată de Judecătoriei Săliște nr. 476/2017
12
E. Florian, op. cit., pag. 17

5
Cu toate acestea, dar cererea sa de revizuire a fost declarată inadmisibilă pe motiv că
documentele pe care se bazează aceasta trebuia să fi existat la momentul primei proceduri, și nu să fi
fost constituite ulterior acesteia.

Curtea a reamintit că, deși scopul art. 8 este de a proteja individul de ingerințele arbitrare ale
puterii publice, Statul nu are doar obligația de a se abține de la astfel de ingerințe, ci de a-și îndeplini
și obligațiile pozitive care îi incumbă în vederea protejării efective a dreptului la viață privată.
Astfel, Curtea poate admite, cu titlu general, că absența unui mecanism juridic prin care reclamantul
să fi putut contesta decizia de paternitate este justificată de interesul general de a apara securitatea
raporturilor juridice, stabilitatea legăturilor familiale și interesul superior al copilului. Cu toate
acestea, Curtea a conchis în sensul că, în circumstanțele particulare ale acestei spețe, respectiv având
în vedere că toți cei interesați urmăreau stabilirea reală a paternității prin efectuarea unui test ADN,
nu s-a respectat justul echilibru dintre interesul privat al reclamantului și cel general al societății.
Mai mult, decizia de inadmisibilitate a revizuirii dată de instanța națională nu a fost conformă nici cu
evoluția dreptului român, raportată la prevederile noului Cod civil în domeniul filiației, care s-a
arătat favorabilă prevalenței realității biologice asupra ficțiunilor juridice, evoluție care nu a putut
profita reclamantului.”13

Dreptul la acțiune al copilului există și este recunoscut de legea română, conform art. 429 alin.
4 C.Civ, acesta urmând a chema în calitate de pârât pe cel prezumat a fi tatăl copilului, adică pe soțul
mamei (fostul soț) sau pe moștenitorii acestuia, iar dacă moștenirea este vacantă, făcând aplicarea
art. 439 C.Civ, unitatea administrativ-teritorială. În timpul minorității sale, acțiunea se introduce prin
reprezentant legal, căci, de altfel „reprezentarea legală este un procedeu tehnico-juridic prin care o
persoană, numită reprezentant, încheie acte juridice în numele și pe seama altei persoane, numită
reprezentant, în așa fel încât acele acte creează drepturi și obligații direct pentru cel reprezentant.
Acest procedeu răspunde unor nevoi practice.”14

Înțelegem să împărtășim punctul de vedere care include în categoria reprezentanților legali ai


copilului pe „oricare dintre părinți, inclusiv tatăl prezumat, care, până când paternitatea sa prezumată
nu este înlăturată prin hotărâre definitivă este, alături de mama copilului, cotitular al autorității
părintești și, ca regulă, exercită autoritatea părintească în comun cu mama, inclusiv după desfacerea
căsătoriei și, prin analogie, consecutiv constatării nulității sau anulării căsătoriei”. 15Tot în categoria
reprezentanților legali intră și tutorele, acesta posedând această calitate doar până când minorul
împlinește vârsta de 14 ani, iar, atunci când copilul se află sub interdicție judecătorească, acțiunea se
poate intenta de către tutore sau de un curator care se va numi de către instanța de tutelă, competentă
din punct de vedere general, material și teritorial.

Nu în ultimul rând, tatăl biologic poate să formuleze o cerere de chemare în judecată îndreptată


împotriva soțului mamei și a copilului său (sau, chiar și împotriva moștenitorilor acestuia). Ca în
toate cazurile, se va putea introduce, când există o moștenire vacantă, împotriva unității
administrativ-teritoriale.

13
Hotărârea Ostace c.României, 
14
I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, op. cit., pag. 181
15
E. Florian, op. cit., pag. 407

6
Din acest punct de vedere, apreciem oportună intervenția legiuitorului, deoarece tatăl biologic nu
putea introduce o astfel de cerere sub imperiul Codului Familiei. Astfel, din moment ce legiuitorul
instituie principiul egalității în fața legii, care semnifică faptul că „toate persoanele au o vocație
egală de a fi judecate de aceleași instanțe judecătorești și după aceleași reguli de procedură, fără
nicio discriminare”16. De asemenea, ideea introducerii ca titular al acțiunii în tăgada paternității pe
tatăl biologic este luată în raport cu interesul superior al copilului, acesta „fiind deopotrivă opozabil
părinților și autorităților învestite cu puterea de a lua măsuri privitoare la copil ”17, precum și în
raport cu necesitatea protejării familiei.

O cerință indispensabilă pentru admiterea unei astfel de acțiuni în ceea ce îl privește pe tatăl
biologic este, conform art. 432 alin. 1 C.Civ, să se facă dovada paternității față de copil. „Pe scurt,
paternitatea prezumată a soțului mamei nu poate fi înlăturată, la inițiativa sau în numele tatălui
biologic, decât în cazul în care, concomitent cu pierderea paternității prezumate a copilului, are loc și
stabilirea paternității din afara căsătoriei ”18. În acest sens, printr-o Sentință Civilă19, s-a admis
cererea de chemare în judecată a reclamantului în contradictoriu cu pârâta (mama minorului) și cu
pârâtul (tatăl prezumat, urmare a căsătoriei mamei), constatându-se, din recunoașterea pârâtului, a
pârâtei, coroborat cu înscrisurile depuse la dosar din care rezultă că soții erau despărțiți, în fapt, la
data conceperii minorului, timpul legal al concepțiunii fiind cuprins între 300-180 zile dinaintea
nașterii copilului, potrivit art. 412 C.Civil, că pârâtul nu este tatăl minorului și față de recunoașterea
paternității minorului. Din aceleași probe administrate, s-a constatat că reclamantul este tatăl
minorului, stabilindu-se paternitatea în favoarea lui.

Cu privire la incapacitatea pretinsului tată biologic, acțiunea se poate porni, ținând cont de art.
432 alin. 3 NCC și 429 alin. 3 NCC, de către tutore/curatorul numit de către instanța de tutelă.

Având în vedere aceste posibilități de a formula o astfel de cerere, instanța va trebui să se


pronunțe prin hotărâre. Soluția evidentă, în cazul admiterii acțiunii, se va modifica statutul copilului,
care o să dobândească statut de copil din afara căsătoriei. Interesantă este ipoteza prezentată „dacă
mama s-a căsătorit a doua oară înainte de a se fi împlinit 300 de zile de la încetarea, desființarea sau
desfacerea căsătoriei precedente, copilul a cărui paternitate a fost tăgăduită cu succes va beneficia de
prezumția de paternitate față de primul soț al mamei și, doar în ipoteza în care și acesta tăgăduiește
cu succes paternitatea, va deveni copil din afara căsătoriei.”20

Această acțiune conferă posibilitatea soțului mamei să nu mai datoreze întreținere pentru viitor,
iar întreținerea prestată benevol sau, în temeiul hotărârii judecătorești, se va supune unei restituiri.
Dar care este temeiul restituirii? Dacă ne aplecăm asupra materiei obligațiilor, aceasta este plata
nedatorată, căci „orice plată presupune o datorie, iar ce s-a plătit fără a fi debit, obligă pe cel care a
primit prestația să o înapoieze (…). Prin urmare, plata nedatorată este faptul licit de a plăti o datorie
care nu există, cu efectul obligării a celui care a primit zisa plată la restituirea ei.”21

16
V. M. Ciobanu – „Tratat teoretic și practic de procedură civilă”, vol. I, Editura Național, București,
1996, pag. 47
17
E. Florian, op. cit., pag. 17
18
E. Florian, op. cit., pag. 411
19
Sentința Civilă nr. 429/2019 pronunțată de Judecătoria Săliște
20
C. C. Hageanu, op. cit., pag. 219
21
P. Vasilescu – „Drept Civil. Obligații”, editura Hamangiu, București, 2017, pag. 226
7
În concluzie, prin prezentarea de mai sus, noi am dorit să realizăm o interpretare cât mai corectă
a textului legii, întrucât „verba intentioni, non e contra, debent inservire”(cuvintele trebuie
interpretate potrivit intenției, nu împotriva ei”). Sperăm că prin acest articol, am readus în lumină
această interesantă acțiune, pusă la dispoziția noastră prin mijlocirea legiuitorului si am abordat
puncte cheie precum sediul materiei, utilitatea actiunii-contextul, partile implicate si nu in ultimul
rand jurisprudenta.

BIBLIOGRAFIE

C. C. Hageanu – „Dreptul familiei și actele de stare civilă”, editura Hamangiu, București, 2012,

8
E. Florian – Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală, Ed. Universul Juridic,
2020,

E. Florian – „Dreptul familie. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația”, ediția a 6-a, editura C.H.
Beck, București, 2018,

G. Boroi, M. Stancu – „Drept procesual civil”, editura Hamangiu, București, 2020,

I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu – „Introducere în drept civil”, editura Hamangiu, București, 2013,

P. Vasilescu – „Drept Civil. Obligații”, editura Hamangiu, București, 2017,

V. M. Ciobanu – „Tratat teoretic și practic de procedură civilă”, vol. I, Editura Național, București, 1996.

Siteografie:

https://lege5.ro/Gratuit/gi3dimbwgq3a/sentinta-civila-nr-173-2016-actiune-in-tagada-paternitatii-
prescriptia-dreptului-material-la-actiune?pid=249963125&expression=#p-249963125-Judecătoria
Liești, secția civilă, sentința civilă nr. 173 din data de 24.03.2016

https://www.coe.int/ro/web/help-country/-/hotararea-ostace-c-romanie - Hotărârea Ostace
c.României.

9
10

S-ar putea să vă placă și