Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Modele Reactie Sociala
Modele Reactie Sociala
Modelul represiv
Se apreciază că plăcuţele de ceramică de la Esnunna, aparţinând civilizaţiei sumeriene, ar avea o vechime de 7 milenii. Reglementările juridice
inscripţionate relevă atât existenţa răzbunării private nelimitate, cât şi a unor forme embrionare ale răzbunării private limitate şi ale compoziţiei.
Conform celor mai vechi cutume ale justiţiei private, ofensa adusă unui individ se repercutează în mod automat asupra clanului din care face
parte. Responsabilitatea ripostei aparţine, astfel, întregului grup. În mod similar, responsabilitatea individuală pentru fapta comisă devine colectivă,
răsfrângându-se asupra clanului din care face parte făptuitorul. Reacţia primitivă este nelimitată, nefiind proporţională cu gravitatea faptei.
Întrucât excesele ripostei aveau un efect negativ concret, ducând la slăbirea forţei ofensive şi defensive a întregii comunităţi, a fost necesară
limitarea răzbunării. Astfel, talionul şi, mai târziu, compoziţia, au constituit un progres juridic real. Răzbunarea privată limitată restrânge riposta de la
nivelul grupului, concentrând-o asupra făptuitorului. Ea este astfel individualizată, echivalentă cu răul provocat şi controlată de autoritatea centrală a
comunităţii.
Importanţa autorităţii care impune legea devine şi mai evidentă în cazul aplicării compoziţiei care, în fond, este o compensare în bani sau alte
valori, a victimei.
Pentru ca această evoluţie să fie posibilă a fost necesar ca justiţia penală să primească un caracter sacerdotal şi teocratic. Sub imperiul
"răzbunării divine", conducătorul militar şi religios, iar mai târziu - judecătorul, putea impune aplicarea legii. Codul regelui Hammurabi este un bun
exemplu în acest sens, preluat de celelalte legislaţii penale orientale (egiptene şi ebraice).
Sistemele justiţiei penale pe continentul european au fost marcate de evoluţia civilizaţiei antice în Grecia şi în peninsula romană. Legile penale ale
Greciei limitează puterea sacerdotală, stabilind distincţia fundamentală între delictele publice şi cele private, justiţia penală fiind concepută ca o funcţie a
suveranităţii statului.
Represiunea etatizată, care constituie ultima formă a reacţiei represive, s-a bazat la început pe ideea retributivă, ca o consecinţă logică a
evoluţiei istorice în planul ideii de justiţie. Această concepţie a fost pusă la îndoială de filosoful grec Platon care considera că pedeapsa nu poate fi
justificată prin ea însăşi, ca reacţie la încălcarea legii, ci trebuie orientată către un scop viitor, care să prezinte utilitate socială şi care să constituie
temeiul juridic şi filosofic al aplicării acesteia. În viziunea lui Platon, scopul pedepsei trebuia să fie prevenirea specială (ca efect intimidant al pedepsei) şi
prevenirea generală (prin forţa exemplului). Platon distinge, de asemenea, între incorigibilul periculos - care trebuie exilat într-un loc sălbatec - şi
delincventul recuperabil, care trebuie reeducat prin pedeapsa cu închisoarea.
Ideile lui Platon au influenţat puternic atât gândirea filosofică, cât şi evoluţia concepţiilor juridice ulterioare, până în perioada modernă.
Ideea de utilitate socială a pedepsei a fost reluată atât de filosofii antici (Aristotel, Seneca), precum şi de cei moderni (iluminiştii francezi). Pe
această ultimă filieră a fost posibilă consacrarea sa de către tânărul aristocrat italian Cesare Bonesano, marchiz de Beccaria, student în drept la
Universitatea din Milano, fondatorul şcolii clasice în dreptul penal.
Ideile şcolii clasice de drept penal îşi au sorgintea în operele filosofilor raţionalişti şi enciclopedişti, de la John Locke şi Jean Jacques Rousseau la
Voltaire şi Montesquieu, opere care conţineau ideile consacrate ulterior de Revoluţia Franceză şi de Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului.
Sintetizând gândirea filosofică a secolului său în lucrarea intitulată Dei delitti e delle pene (Despre infracţiuni şi pedepse), apărută la Livorno, în
anul 1764, Cesare Beccaria atacă arbitrariul şi corupţia sistemului judiciar şi penitenciar din epoca sa, militând pentru tratament judiciar egal şi pentru
respectarea demnităţii fiinţei umane.
În esenţă, şcoala clasică de drept penal se bazează pe teoria "liberului arbitru", postulând următoarele principii:
- toţi oamenii sunt egali în faţa legii;
- omul este o fiinţă raţională, iar conduita sa este o operaţie controlată de raţiune;
- trăind sub imperiul liberului său arbitru, omul trebuie să suporte consecinţele faptelor sale.
Şcoala clasică de drept penal nu insistă asupra elementelor de personalitate a infractorului, asupra situaţiei sale sociale sau familiale.
Infractorul este considerat ca o fiinţă abstractă. Aceasta este explicaţia dictonului celebru al lui Francisco Carara, reprezentant al şcolii clasice italiene,
conform căruia "crima nu este o acţiune, ci o infracţiune, ea nu este o entitate de fapt, ci o entitate juridică".
Pedeapsa trebuie proporţionată cu gravitatea faptei, iar atributele pedepsei trebuie să fie severitatea, certitudinea, celeritatea şi uniformitatea, în
scopul intimidării individuale şi colective. Cu toate acestea, Beccaria a militat împotriva pedepselor brutale şi infamante, considerând că infractorii îşi vor
multiplica activitatea criminală dacă îşi vor da seama că nu mai au nimic de pierdut. El s-a pronunţat împotriva pedepsei cu moartea, apreciind că
această măsură trebuie aplicată numai în cazuri de excepţie.
Legea penală franceză din 24 iulie 1790, Codul penal francez din anul 1810, Codul penal german din 1871 şi Codul penal italian din 1889 sunt
fundamentate pe principiile şcolii clasice de drept penal.
Teoria clasică formulată de Cesare Beccaria a fost reluată şi întărită de filosoful britanic Jeremy Bentham în celebra sa formulă "Ceea ce justifică
pedeapsa este utilitatea acesteia sau, mai exact, necesitatea sa". În viziunea autorului, pedeapsa trebuie să aibă următoarele obiective:
- să prevină săvârşirea faptelor infracţionale;
- când prevenirea eşuează, să-l determine pe infractor să comită o faptă mai puţin gravă;
- să-l determine pe infractor să nu utilizeze mai multă forţă decât este necesar pentru săvârşirea faptei;
- să menţină criminalitatea la un nivel cât mai scăzut.
În opinia lui Enrico Ferri, şcoala clasică de drept penal a fundamentat raţiunea şi a stabilit limitele dreptului statului de a pedepsi, a obţinut o
îmblânzire generală a pedepselor eliminându-le pe cele infamante şi a determinat legiferarea garanţiilor procesuale, în sensul respectării drepturilor
acuzatului. Limitele acestei doctrine penale constau în concentrarea exclusivă "asupra delictului şi asupra pedepsei ca entitate juridică abstractă, izolată
de omul care săvârşeşte un delict şi este condamnat, cât şi de mediul din care provine şi în care se întoarce după pedeapsă".
Modelul preventiv
Modelul preventiv de politică penală a fost fundamentat de doctrina pozitivistă, apărută la sfârşitul secolului al XIX-lea, sub impactul teoriilor
evoluţioniste şi deterministe. Fondatorul şi purtătorul de cuvânt al acestei doctrine a fost Enrico Ferri, jurist şi sociolog care, în teza sa de doctorat
intitulată "La teoria dell'imputabilita e la negazione del libero arbitrio", publicată la Florenţa în anul 1878, contestă virtuţile sistemului represiv aşa
cum era conceput de şcoala clasică. Autorul arată că diferenţa dintre cele două doctrine nu rezultă din concluziile lor particulare care, uneori, pot fi
asemănătoare, ci din metoda de analiză: deductivă - de logică abstractă, în cazul şcolii clasice, şi inductivă - specifică ştiinţelor experimentale, în cazul
şcolii pozitiviste.
Tezele principale ale şcolii pozitiviste sunt:
- în faţa instanţei trebuie să primeze comportamentul infracţional şi nu actul incriminat;
- pentru a înţelege comportamentul infractorului trebuie relevată influenţa factorilor ereditari şi de mediu care i-au marcat evoluţia;
- trebuie înlăturată imaginea clasică a omului rezonabil, stăpân pe actele sale şi liber întotdeauna să aleagă între bine şi rău;
- infractorul trăieşte sub imperiul legilor naturale pe care le poate descoperi numai ştiinţa, este determinat de aceste legi şi nu este
întotdeauna liber să aleagă;
- justiţia trebuie să individualizeze pedeapsa în funcţie de personalitatea infractorului şi de condiţiile concrete care au determinat
producerea faptei antisociale.
În aceste condiţii, pedeapsa constituie un mijloc de apărare socială cu caracter curativ, prin care se urmăreşte vindecarea infractorului.
În opinia autorului, infracţiunea, înainte de a fi o entitate juridică, este un fenomen natural şi social care trebuie prevenit. Pentru realizarea
prevenirii generale este suficientă certitudinea represiunii şi nu severitatea acesteia. Considerând că sistemul sancţionator are o importanţă limitată în
prevenirea criminalităţii, Ferri afirmă necesitatea luării unor măsuri de ordin social şi economic care să elimine sau să limiteze rolul factorilor care
generează acest fenomen. Între aceste măsuri, pe care le-a numit substitutive penale, autorul include iluminatul străzilor, descentralizarea
administrativă, reducerea timpului de lucru, reducerea consumului de alcool etc.
Modelul propus de doctrina pozitivistă constituie prima încercare de a preveni criminalitatea prin metode care iau în considerare cunoaşterea
ştiinţifică a cauzelor acestui fenomen şi nu exclusiv prin metode punitive.
Doctrina "apărării sociale"
Lupta de idei dintre şcoala clasică şi şcoala pozitivistă a stimulat gândirea ştiinţifică în domeniul dreptului penal, determinând apariţia unor noi
curente, care încearcă să îmbine cele două concepţii într-o nouă doctrină, potrivit căreia finalitatea dreptului penal este apărarea socială care se
realizează atât prin prevenire, cât şi prin represiune.
Şcoala Apărării Sociale în dreptul penal a luat amploare mai ales după cel de-al doilea război mondial, datorită unor personalităţi de marcă, între
care menţionăm pe Filippe Grammatica în Italia, Marc Ancel în Franţa şi Thorsten Sellin în S.U.A..
Totodată, fondatorii acestei doctrine recunosc meritele penaliştilor Franz von Liszt şi Adolf Prins care, în lucrările lor, au luat în considerare
rezultatele studiilor criminologice şi "au declarat deschis faptul că pedeapsa nu este singurul mijloc de luptă contra criminalităţii".
Baza teoretică a doctrinei apărării sociale este explicată de Marc Ancel în lucrarea La défense sociale nouvelle (Noua apărare socială),
apărută la Paris, în anul 1954, în care autorul procedează la un examen critic al sistemului de protecţie socială antiinfracţională..
În conformitate cu teoria lui Marc Ancel, ideile fundamentale ale acestei doctrine sunt următoarele:
- "apărarea socială" reprezintă o concepţie generală de drept penal care vizează protejarea societăţii împotriva criminalităţii;
- această protecţie trebuie să se realizeze prin măsuri penale şi extra-penale destinate să neutralizeze delincventul, fie prin eliminare sau
segregare, fie prin aplicarea de metode curative şi educative;
- "apărarea socială" promovează o politică penală în care se acordă prioritate prevenirii crimei şi tratamentului delincventului; această
politică penală are ca obiectiv resocializarea infractorului;
- resocializarea va fi o consecinţă a umanizării noilor legislaţii penale, care vor face apel la toate resursele individului, redându-i sensul
valorilor morale şi încrederea în el însuşi;
- această umanizare a dreptului şi procesului penal se va fundamenta pe cunoaşterea ştiinţifică a fenomenului infracţional şi a
personalităţii delincventului.
Criminologul canadian Denis Szabo apreciază că principiile promovate de şcoala apărării sociale sunt generoase şi ţin seama de exigenţele
justiţiei moderne.